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Direito Comercial II | António Menezes Cordeiro
2015/2016

Secção I – A doutrina das pessoas coletivas

§1.º - A personalidade coletiva

1
As doutrinas clássicas: o desenvolvimento geral da autonomia da personalidade
coletiva constituiu um dos fatores de sedimentação das sociedades. O pensamento jurídico
atual, no tocante à personalidade coletiva, deve-se a Savigny. Além disso, tem-lhe sido
imputada a teoria da ficção: a primeira das doutrinas clássicas sobre o tema. A personalidade
coletiva incluiu-se entre os institutos privados definitivamente marcados por Savigny. Dela,
Savigny deixou-nos uma ideia geral, uma construção técnica, uma explicação teórica e uma
cobertura ideológica.
1. Savigny: em termos gerais, pessoa é todo o sujeito de relações jurídicas que,
tecnicamente, não corresponda a uma pessoa natural, mas que seja tratado como
pessoa, através de uma ficção teórica: situação que se justifica para permitir
determinado escopo humano. O pensamento de Savigny passou a constituir ponto
de partida obrigatório para os diversos estudos sobre a dogmática da personalidade
coletiva, até aos nossos dias. Essa leitura de Savigny foi posta em causa por Flume.
2. Flume: segundo este autor, Savigny conhecia bem a existência de um substrato real,
subjacente às pessoas coletivas. A referência a uma ficção, em sentido próprio, teria
resultado de um mal-entendido na leitura de Savigny; haveria, na verdade, apenas,
uma transposição. Savigny parece indicar que, na verdade, quando ele falava em
ficção, não lhe dá o sentido de fingimento, que o termo adquiriria na literatura
posterior. Nesse sentido, Flume tem razão: a verdadeira teoria da ficção surgiria mais
tarde, podendo ainda acrescentar-se que, além disso, ela tem raízes bem anteriores a
Savigny. Não pode, contudo, ignorar-se que o qualificativo ficção tinha um imediato
alcance dogmático. Ao efetuá-lo, Savigny não pretendia lucubrar sobre teorias mas,
pelo contrário, apontar um regime.
Ora há dois pontos do regime das pessoas coletivas que – mau grado o silêncio da doutrina
– derivam da natureza essencialmente ficciosa do fenómeno da responsabilidade coletiva: a
impossibilidade de aplicação analógica das normas ficciosas e a irresponsabilidade, penal e
civil aquiliana, das próprias pessoas coletivas. A recondução da personalidade coletiva à mera
categoria de ficção punha em jogo a sua própria subsistência. A questão tinha de ser
formalizada, com frontalidade: em que medida não seria a personalidade coletiva mais do
que um expediente técnico, para prosseguir determinados objetivos?
1. Jhering responde afirmativamente a essa questão. E fá-lo com argumentos
ponderosos. Desde logo, coloca o tema da personalidade depois do do direito
subjetivo que, sabidamente, define como o interesse juridicamente protegido. O
primeiro elemento do direito subjetivo seria o interesse. Como segundo elemento

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surge a proteção, máxime pela ação judicial, e que corresponde a um critério de


Direito Privado. Na sociedade ocorrem certos interesses, indeterminados ou gerais,
cuja defesa exige uma particular colocação de modo a poderem comportar a ação
judicial. Aí acodem as pessoas coletivas: são modos de posicionar os referidos
interesses indeterminados ou gerais, como forma de os tornar operacionais, perante
a ação judicial. Mas os interesses são-no, sempre, dos homens; por isso, Jhering passa
a descobrir quem se abriga por detrás das diversas pessoas coletivas: nessas condições
estariam os verdadeiros titulares dos seus direitos. Esta evolução tinha um termo
lógico. Se as pessoas coletivas – e, daí, as pessoas em geral – mais não eram do que
um expediente técnico para assegurar a tutela jurídica de certos escopos, então elas 2
podiam ser dispensadas. As realidades deveriam ser chamadas pelos seus nomes: os
escopos com determinada afetação.
O vazio deixado pela tecnicização da personalidade coletiva levou a doutrina do século XIX
a, vivamente, procurar um conteúdo para preencher essa noção. A reação mais característica
e cabal ao ficcionismo técnico viria de Von Gierke e da sua conceção, que ficaria conhecida
como teoria orgânica ou do realismo orgânico e que daria azo, mais tarde, a uma generalizada
busca de substratos, para a pessoa coletiva.
1. Von Gierke desenvolve a sua construção sobre a personalidade coletiva na base de
uma crítica à denominada teoria da ficção. Von Gierke é levado a concluir pela efetiva
existência, na sociedade, de entidades coletivas que não se podem reduzir à soma dos
indivíduos que as componham. A realidade social não permitiria, portanto, concluir
pela existência, apenas, de pessoas singulares: junto a estas operariam as pessoas
coletivas. Resultaria, daí, que:
«A pessoa coletiva é uma pessoa efetiva e plena, semelhante à pessoa singular; porém,
ao contrário desta, é uma pessoa composta».
A construção de Von Gierke tem sido criticada pelo insólito que implica a referência a órgãos,
especificamente cabeça e membros, nas pessoas coletivas. A crítica não é justa: Von Gierke
explica que, por um lado, também a pessoa singular só age através dos seus órgãos; por outro,
tais referências são meramente ilustrativas. A orientação orgânica de Von Gierke tem o
mérito de recordar que a personalidade coletiva corresponde a uma realidade histórica e
sociológica, que ultrapassa o arbítrio do Direito. Este pode não reconhecer todos os
organismos que o mereceriam, como Von Gierke não deixa de notar. Mas quando isso ocorra,
o legislador esquece a realidade, atentando contra a ideia de Direito. Por outro lado, atribuir
personalidade a algo que não corresponda a qualquer substrato, estará, por certo, próximo
da ficção. Otto Von Gierke ficará como o cientista do Direito que mais profundamente
estudou a personalidade coletiva. Embora a linguagem metafórica de Von Gierke tenha sido
desamparada, a ideia básica por ele defendida permaneceria em largos setores da doutrina.
Tal ideia traduz-se na asserção de que, na personalidade coletiva, não há uma pura criação
jurídica ou um simples expediente normativo: o Direito limitar-se-ia a reconhecer algo de
preexistente, ou seja, um determinado substrato, cuja natureza, depois, se poderia discutir. O
organicismo de Von Gierke veio ceder o lugar a substratos mais subtis. Assim, é possível
apontar três tradições que procuram o substrato das pessoas coletivas, respetivamente, em
acervo de bens, em manifestações institucionalizadas da vontade ou em organizações não
específicas.

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1. Brinz: o acervo de bens ou património de afetação remontando a este autor e, mais


longe, a uma das leituras de Jhering.
2. Windscheid, ainda mantêm alguns aspetos: admitem-se os próprios patrimónios
como sujeitos de direitos.
3. Schwarz, por fim, reconstitui a unidade das pessoas, asseverando que, em todos os
casos, a personalidade resulta do escopo dos patrimónios afetos, numa posição que
aflora igualmente em Rhode.
Todas essas orientações, cada vez de leitura mais complexa e subtil, defrontavam-se com
uma dificuldade de raiz: a multiplicação das pessoas coletivas permitia, em contínuo, 3
apresentar casos nos quais faltava, ora o património, ora a vontade, ora a organização.
Noutros termos: não há um património, ora a vontade, ora a organização. Noutros termos:
não há um substrato que possa, com razoabilidade, amparar todas as todas as pessoas
coletivas que a prática jurídica permite documentar.

Realismo jurídico e tendências recentes: os esforços acima notados no sentido de,


para as pessoas coletivas, encontrar um substrato foram, claramente, esmorecendo. A
variedade de situações a que o Direito vinha reconhecendo a personalidade coletiva
inviabilizava qualquer hipótese razoável de construir substratos unitários ou sequer,
classificáveis. Os juristas vieram a refugiar-se em construções cada vez mais teóricas ou
técnico-jurídicas. A teoria da ficção, reportada sem grande critério a Savigny, era recusada
perante a presença efetiva de pessoas coletivas. Porém, também o organicismo e os diversos
substratos eram desamparados, dada a presença irrefutável dos mais diversos tipos de
pessoas coletivas. A pessoa coletiva veio, então, a ser definida com recurso a pura
terminologia jurídica e por à pessoa singular. Em contrapartida à teoria da ficção, esta
orientação é dita realismo; e por contraposição aos diversos substratos, ela considera-se
jurídica. O realismo jurídico remonta aos aspetos técnicos da noção de Savigny. Tais aspetos
foram sobrevalorizados por algum pandectística tardia, ao ponto de se tornarem nos únicos
fatores a ter em conta, na definição.
1. Em Windscheid e de Enneccerus, nota-se uma referência muito tímida a substratos;
o essencial das respetivas noções é técnico-jurídico. A partir daqui, autores das mais
diversas formações vêm apresentar noções que pretendem combater o ficcionismo
com recurso a categorias jurídicas.
2. Para Binder, «ser sujeito de direito é estar numa relação, dada pela Ordem Jurídica,
e que nós chamamos direito subjetivo».
O realismo jurídico tem sido doutrina oficial em França, em Itália e em Portugal. O realismo
jurídico teve, por fim, um influxo muito marcado em Portugal, ao ponto de poder considerar-
se, também aí, como uma verdadeira doutrina oficial. Logo no início, essa orientação,
1. José Tavares e Cunha Gonçalves, partiam de uma série de classificações de
doutrinas – nem sempre muito ajustadas ao verdadeiro pensamento dos autores
classificados – rebatendo os diversos termos. No fim, a pessoa coletiva, mais ou
menos amparada em referências político-filosóficas, era defendida como uma
realidade jurídica ou técnica.

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2. Manuel de Andrade, aliás com uma referência a Ferrara, apresenta a pessoa coletiva
como um produto da ordem jurídica ou uma realidade do mundo jurídico, na qual o
essencial é o elemento jurídico.
3. Mota Pinto: neste autor reaparece a fórmula de Andrade em que, simplesmente, dá-
se uma caminhada no sentido da sua formalização, em termos que, a ter havido
evolução, poderiam ter levado a opções de tipo analítico ou normativista, mais
modernas.
4. José Dias Marques, que perto esteve dessa evolução, após percorrer as tradicionais
classificações das doutrinas, acaba por fixar-se numa orientação jurídica e realista, 4
definido a pessoa como mera suscetibilidade de direitos e obrigações.
5. Paulo Cunha e Castro Mendes ficaram mais próximos de um realismo jurídico
tradicional, à semelhança de diversa doutrina que os antecedeu e que lhes sucedeu.
6. Coutinho de Abreu, apenas neste autor e de modo muito sintético se tentaria
superar o realismo mais tradicional.
Cumpre apreciar. O realismo jurídico é uma formula vazia: ela só significa algo pelo que cala:
a inviabilidade das construções que a antecederam. Na verdade, a personalidade coletiva é,
seguramente, personalidade jurídica e, daí, uma realidade jurídica. Mas com semelhante
tautológica, pouco teremos avançado, no sentido de determinar a sua natureza. Wieacker
procura apresentar toda esta situação sob cores mais amenas: as diversas teorias não seriam
concorrentes, mas complementares. Contudo, isso não parece possível: de um modo geral,
as diversas teorias apresentam-se globais. Chegamos a este ponto, restaria concluir pelo
esvaziamento do conteúdo da pessoa coletiva: esta assumiria, hoje, um puro conteúdo
técnico-jurídico, não tendo qualquer significado discutir teorias. O panorama atual relativo à
determinação da natureza da personalidade coletiva mantém-se pouco animador. Em termos
quantitativos, ele mantém-se dominado pelas orientações realistas, tecnicistas, pragmáticas
ou agnósticas. No entanto, alguns autores, conservando acesa a chama da Ciência do Direito,
têm procurado ir mais longe, aprofundando o problema.
7. Menezes Cordeiro: afigura-se útil aproveitar algumas conclusões propiciadas pela
ponderação das inúmeras teorias, historicamente surgidas, para explicar a essência da
personalidade jurídica. Temos por assente que, pelo menos no campo da
personalidade coletiva, o tempo das descobertas intuitivas geniais acabou com
Savigny. A pessoa do Direito deve surgir como uma realidade independente; ela deve
dar azo a conceitos dogmaticamente operacionais; ela pode aproveitar as diversas
teorias historicamente ocorridas. Há que entroncar, aqui, um dos mais estimulantes
filões da atualidade e que tem sido dedignado corrente analítica ou corrente
normativa, sem com isso, se pretender uma unificação desses termos. Quando, em
Direito, se fala na personalidade coletiva, pretende-se, quando não se teorize,
exprimir um regime jurídico-positivo. A pessoa coletiva é, antes do mais, um
determinado regime, a aplicar aos seres humanos implicados. Estes podem ser
destinatários diretos de normas; mas podem-no ser, também, indiretamente, assim
como podem receber normas transformadas pela presença de novas normas,
agrupadas em torno da ideia de pessoa coletiva. No caso de uma pessoa de tipo
corporacional, os direitos da corporação são direitos dos seus membros.

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Simplesmente, trata-se de direitos que eles detêm de modo diferente do dos seus
direitos individuais. Referir, em Direito, uma pessoa é considerar a presença de uma
entidade destinatária de normas jurídicas e portanto: capaz de ser titular de direitos
subjetivos ou de se encontrar adstrita a obrigações. A afirmação da personalidade
será, pois, a consideração de que o ente visado pode autodeterminar-se, no espaço
de legitimidade de que o ente visado pode autodeterminar-se, no espaço de
legitimidade conferido pelos direitos de que seja titular, e deve agir, no campo das
suas adstrições. O modo por que vão ser exercidos os direitos e cumpridas as
obrigações já não é esclarecido pela afirmação sumária da personalidade: isso
dependerá de múltiplas outras normas jurídicas, cuja aplicabilidade, no entanto, 5
postula a personalidade e deriva dela. Qualquer norma de conduta – permissiva ou
de imposição – será sempre, em última análise, acetada por seres humanos
conscientes, o que é dizer, por pessoas singulares capazes. Qualquer fruição de bens
será, também, sempre sentida, em última instância, por pessoas singulares e isso não
obstante, muitas vezes (quase sempre?) a verdadeira fruição exigir um compartilhar
de vantagens. Por razões históricas, culturais, económicas, práticas, linguísticas ou
casuais, as normas assumem, com frequência, fórmulas indiretas para atingir os seus
destinatários. Em Direito, pessoa é, pois, sempre, um centro de imputação de normas
jurídicas, isto é: um polo de direitos subjetivos, que lhe cabem e de obrigações, que
lhe competem. A pessoa é singular, quando esse centro corresponda a um ser
humano; é coletiva – na terminologia portuguesa – em todos os outros casos. Na
hipótese da pessoa coletiva, já se sabe que entrarão, depois, novas normas em ação
de modo a concretizar a imputação final dos direitos e dos deveres. Digamos que
tudo se passa, então, em modo coletivo: as regras, de resto infletidas pela referência
a uma pessoa, ainda que coletiva, vão seguir canais múltiplos e específicos, até
atingirem o ser pensante, necessariamente humano, que as irá executar ou violar. O
Direito poderia ter encontrado qualquer outra expressão para designar os centros
coletivos de imputação de normas jurídicas, que não a de pessoa. Não o fez. Numa
receção cultural, cujo mérito remonta a Savigny e seus antecessores, aos
jusracionalistas e, mais longe, aos canonistas, procedeu-se à transposição da própria
figuração humana: pessoa. Houve transposição: é bom lembrá-lo e, aqui, o retorno a
Savigny surge inevitável e é saudável. Mas transposição, quanto possível, efetiva.
Tanto basta – e seria possível mais? – para que a referência a uma pessoa coletiva,
para além da imediata eficácia técnica, no plano da aplicação de normas jurídicas,
envolva representações ético-normativas, determinantes na aplicação de normas e
princípios. A focagem deste ponto – essencial, na nossa construção e isso com
múltiplas consequências dogmáticas e regulativas – é mais do que sobeja para
substancializar a personalidade coletiva.

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§2.º - A ordenação das pessoas coletivas

Associações, fundações e sociedades: no Direito comum, a trilogia clássica de


pessoas coletivas é constituída pelas associações, pelas fundações e pelas sociedades civis –
artigos 166.º e seguintes, 185.º e seguintes e 980.º e seguintes, todos CC. Deve esclarecer-se
que não se trata de qualquer classificação: antes e tão-só de um alinhamento de tipos. As
associações e as fundações ainda poderiam ser tomadas como uma classificação básica de
pessoas coletivas, atinente à sua estrutura ou ao seu substrato. As sociedades obedecem já a
6
um critério diverso – a apregoada natureza lucrativa – mas, sobretudo, a uma tradição muito
distinta e mais antiga: a societas. As associações dão corpo a uma manifestação básica do
princípio da liberdade de associação. As fundações têm o sentido de entregas em vida ou de
deixas por morte do interessado. Elas equivalem a uma reconstrução liberal das antigas deixas
pias, a conventos ou a congregações religiosas. Finalmente, as sociedades correspondem ao
produto da celebração de contratos de sociedades, podendo apresentar formas muito
multifacetadas. A matéria das pessoas coletivas não obteve uma regulação sistemática unitária,
no Código Civil. O relegar das sociedades para o capítulo dos contratos em especial – artigos
980.º CC – é sintomático. De resto, essa situação é comum aos códigos civis dotados de parte
geral – como sucede com o GBG alemão – mas com a agravante de, no Direito Civil
Português, as sociedades civis puras poderem ter personalidade jurídica. A situação mais
marcada fica com o facto de as sociedades comerciais terem assento em diploma próprio. O
Código das Sociedades Comerciais prevê os seguintes tipos de sociedades:
 Sociedade em nome coletivo: o sócio responde individualmente pela sua entrada
e, ainda, pelas obrigações sociais subsidiariamente em relação à sociedade e
solidariamente com os outros sócios (artigo 175.º, n.º1 CSC); a sua firma, quando
não individualize todos os sócios, deve conter, pelo menos, o nome ou firma de um
deles, com o aditamento, abreviado ou por extenso, «e Companhia» ou qualquer um
que indique a existência de outros sócios (artigo 177.º, n.º1 CSC);
 Sociedade por quotas: o capital está dividido em quotas e os sócios são
solidariamente responsáveis por todas as entradas convencionadas no contrato
(artigo 197.º, n.º1 CSC); a forma poderá ter uma composição variada mas, em
qualquer caso, concluirá pela palavra «limitada» ou pela abreviatura «Lda.» (artigo 200.º,
n.º1 CSC);
 Sociedade anónima: o capital é dividido em ações e cada sócio limita a sua
responsabilidade ao valor das ações que subscreveu (artigo 271.º CSC); a firma, de
composição variada, concluirá com a expressão «sociedade anónima» ou pela sigla
«S.A.» (artigo 275.º, n.º1 CSC);
 Sociedade em comandita: tem dois tipos de sócios:
o Os sócios comanditários: que respondem apenas pela sua entrada, e
o Os sócios comanditados: que respondem nos mesmos termos pela sua entrada
dos sócios em nome coletivo;

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Na comandita simples não há representação do capital por ações; na comandita por


ações, só as participações dos sócios comanditários são representadas por ações
(artigo 465.º CSC).

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Já não são permitidas – artigo 299.º CSC

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Secção II – As sociedades como organização

§3.º - A personalidade jurídica das sociedades

O problema nas sociedades civis puras; a discussão: o Código Civil não atribui,
com clareza, personalidade coletiva às sociedades civis que regula. Mas também não a nega.
O autor do anteprojeto – o Professor Ferrer Correia – teve a seguinte ideia: 19
«Foi de caso pensado que não propusemos a inserção no Projeto de qualquer norma consagrando
ou repudiando, neste capítulo das sociedades civis, o conceito de personalidade coletiva. (...) esse
é um problema de dogmática, com que o legislador não tem de se preocupar».
Temos, ainda, duas precisões. Em primeiro lugar, não é uma mera questão de conceito: antes
de construção dogmática, envolvendo consequências de entendimento e de regime.
Seguidamente: estamos perante um tema português clássico, discutido há mais de um século
e não de uma temática importada. Num momento em que a defesa do Direito Português
deve constituir prioridade absoluta, não podemos deixar cair no esquecimento as nossas
questões mais debatidas e, ainda, por resolver. Na origem da discussão ora em estudo, surge-
nos
1. Dias Ferreira que, anotando a sociedade civil no Código de Seabra, a considera
como:
«pessoa jurídica com direitos e obrigações, não só entre os seus membros, mas em relação
a terceiros».
2. Guilherme Moreira vem tomar posição diversa. Para ele, a personalidade só surgiria
quando se verificasse uma total independência patrimonial em relação aos sócios ou
associados. Isso leva-o a considerar as sociedades anónimas como pessoas coletivas;
já as sociedades em nome coletivo não o seriam, outro tanto sucedendo com as
sociedades civis puras.
3. José Tavares, vem tomar posição oposta: as sociedades civis puras teriam uma
verdadeira personalidade jurídica. De facto, diversos preceitos do Código de Seabra
reconheciam, na sociedade civil, uma entidade juridicamente diferenciada dos seus
sócios.
4. Cunha Gonçalves vem negar a personalidade coletiva das sociedades puras. Invoca
argumentos de tradição e explica que a sociedade é de tomar como sentido de os
diversos sócios.
Após a publicação do Código Civil 1966, o problema manteve-se: o legislador entendeu,
como vimos – pensamos que bem – não resolver expressamente o problema, remetendo-o
para a doutrina. A doutrina dividiu-se.
 Contra a personalidade coletiva das sociedades civis puras manifestaram-se
Ferrer Correia, Pires de Lima e Antunes Varela, Mota Pinto e Isabel
Magalhães Collaço.

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 A favor, com algumas reservas, depunha Paulo Cunha; também com reservas, ele é
propugnada por Marcello Caetano, Castro Mendes, Carvalho Fernandes e
Pedro Pais de Vasconcelos.
5. Menezes Cordeiro: quando a lei, de modo expresso e eficaz, reconheça
personalidade coletiva a uma entidade está, por essa via, a determinar a aplicação de
certas normas: de outro modo, a qualificação pessoa coletiva ficaria no vazio. A
personalização de um ente artificial cria uma entidade oponível erga omnes, com
direitos – incluindo de personalidade! – próprios, uma esfera específica e todas as
prerrogativas que acompanham as pessoas, em Direito. Compreende-se, por isso,
que as pessoas coletivas devam adotar figurinos normalizados, sujeitando-o, ainda, a 20
uma certa publicidade. De outro modo, não seria curial opor tais pessoas coletivas a
terceiros: estes não podem ser confrontados com a necessidade de respeitar situações
que não conheciam nem podiam conhecer. Mas a lei pode não ser expressa: antes se
limitando a prever um regime que, por razões de harmonia sistemática, obrigue o
intérprete-aplicador a formular o juízo ético-valorativo da personalização. No fundo,
é sempre de um regime adequado que se trata. A análise do articulado legal vigente
mostra, com relevo para o problema, preceitos que:
 Referem diretamente direitos e deveres como sendo da sociedade;

 Pressupõem direitos e deveres da sociedade;

 Mencionam diretamente atos ou atuações da própria sociedade;

 Admitem consequências para a sociedade;

 Referem fins da sociedade;

 Admitem a responsabilidade patrimonial da sociedade.

Parece claro que o Código Civil se exprime, neste complexo, em modo coletivo. Será
quimérico tentar convolar todas as regras em que se refere a sociedade para regras
reportadas aos sócios: é toda uma subsequente questão de regime, comum às diversas
pessoas coletivas, saber como tais regras chegam, depois, aos destinatários últimos
que as devam cumprir. O FNPC abrange informação relativa às sociedades civis
(artigo 4.º, n.º1, alínea a) RNPC). O seu artigo 42.º dispõe expressamente sobre as
denominações das sociedades civis sob forma comercial. Não fica, todavia, clara a
obrigação de inscrição no RNPC: o artigo 6.º do correspondente diploma refere
pessoas coletivas, não sendo seguro que as sociedades civis puras fiquem abrangidas.
Contudo, o artigo 10.º, n.º1 RNPC sujeita a inscrição no FNPC factos relativos às
entidades referidas no artigo 4.º, n.º1, alínea d) RNPC. Quer isto dizer que as
sociedades civis puras devem ser inscritas no RNPC. Esta obrigação envolve a de
adotar uma denominação; ela torna-se efetiva, nos termos do artigo 54.º, n.º2, quando
a sua constituição de concretize por escritura pública: parece que este preceito terá
de se aplicar à própria constituição das sociedades civis puras, independentemente
de serem, a priori, pessoas coletivas. A sociedade civil pura, constituída por escritura
pública ou equivalentes, dotada de denominação, devidamente inscrita no RNPC,
dado o âmbito dos artigo s980.º e seguintes CC, é uma pessoa coletiva em tudo
semelhante às demais sociedades. Mostram-se assegurados os diversos interesses e

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valores subsequentes. De acordo com a metodologia de Paulo Cunha podemos,


então – e só então! – recorrer ao artigo 157.º CC Verifica-se a analogia que permite
a aplicação dos artigos 158.º, n.º1 e 167.º CC: as sociedades civis puras, desde que
constituídas por escritura pública ou por outro meio legalmente admitido e com as
especificações prescritas, nos seus estatutos, são pessoas coletivas plenas. Quanto às
restantes, todas as graduações são permitidas.

A personalidade coletiva das sociedades comerciais: perante o artigo 5.º, a


personalidade coletiva das sociedades comerciais parece não oferecer dúvidas.
1. A generalidade da Doutrina, ao abrigo do artigo 108.º CCom, entendia que, por 21
via deste preceito, todas as sociedades comerciais eram dotadas de personalidade
jurídica.
2. Guilherme Moreira: depunha contra. Segundo este, a referência a «para com terceiros»
ela limitativa, traduzindo apenas a autonomia patrimonial. Noutros preceitos
transcritos haveria pois que procurar a personalidade coletiva, sendo certo que
Guilherme Moreira acaba por nega-la às sociedades em nome coletivo.
Paralelamente, no Direito Civil, o problema parece ter menor importância. Porque, em
termos de politica legislativa, a personalização tinha um triplo aspeto:
 Impedir os credores individuais do sócio de responsabilizar a sua quota nos bens
sociais, prejudicando a sociedade;
 Impedir o sócio de transferir essa mesma quota de bens para terceiros;

 Assegurar aos credores da sociedade uma preferência sobre os bens sociais, no


confronto com os credores individuais dos sócios.
Daqui resulta que a sociedade comercial deixou de ser um conjunto de relações obrigacionais
entre sócios: antes se tornou num novo sujeito de direitos. A orientação do Código de
Comércio foi considerada excessiva, à luz do Código Civil de 1942. E assim a doutrina atual
distingue entre autonomia patrimonial e personalidade jurídica: na primeira, a lei opera no
âmbito objetivo da sociedade; na segunda, fá-lo, também, no âmbito subjetivo. Apenas as
sociedades de capitais (as anónimas e as de responsabilidade limitada ou por quotas) teriam
personalidade; as de pessoas (as simples e as em nome coletivo) não a teriam. A doutrina
mais recente admite, todavia, uma reponderação; esta sociedades aproximam-se das
sociedades de capitais, pelos sucessivos poderes que lhe vêm sendo reconhecidos, assumindo
uma personalidade rudimentar. Como balanço, podemos assinalar que o Direito Comercial
português, na sequência das transferências culturais apontadas e mercê das críticas
generalizadas dirigidas a Guilherme Moreira, acabou por assentar na solução mais
generosamente radical, quanto à atribuição da personalidade coletiva Às sociedades
comerciais: a todas.

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§4.º - A capacidade de gozo das sociedades

O princípio da especialidade; evolução: as pessoas têm capacidade jurídica: será a


concreta medida de direitos e obrigações de que sejam suscetíveis. No que toca às pessoas
singulares, essa capacidade (ou capacidade de gozo) é plena: elas podem ser titulares da
generalidade dos direitos admitidos pelo ordenamento e podem ficar adstritas à generalidade
dos deveres que a ordem em causa conheça. Já quanto a pessoas coletivas, uma orientação
com certa tradição, entre nós, pretende que a sua capacidade seria limitada pelo princípio da
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especialidade: ela (apenas) abrangeria os direitos e obrigações necessários ou convenientes à
prossecução dos seus fins, segundo a fórmula do artigo 6.º, n.º1 CSC, retomada do artigo
160.º CC. A ideia do princípio da especialidade teve uma dupla origem: a doutrina ultra vires
anglo-saxónica e as restrições continentais aos bens de mão morta. Recolhendo e
reformulando todas estas construções, Guilherme Moreira procede a uma interessante
aproximação:
 Por um lado, a ideia, ligada à doutrina ultra vires, de que operando o reconhecimento
com vista aos interesses legítimos do seu instituto, a capacidade concedida não
poderia ir mais além;
 Por outro, as restrições postas à aquisição de bens, por parte das pessoas moraes.
Trata-se de considerações retomadas por Manuel de Andrade, que aproxima o princípio da
especialidade e a doutrina ultra vires, de modo explícito. Outros autores deram o referido
princípio como adquirido.

A sua superação: o princípio da especialidade perdeu os dois pilares histórico-


dogmáticos em que assentava. Não há, por esta via, nenhum limite estrutural: nas margens
legais, podem os interessados eleger os fins que entenderem, os quais podem ser
prosseguidos por todos os meios lícitos. Introduzir, aqui, uma doutrina ultra vires vai só
embaraçar o comércio jurídico, prejudicando as relações com terceiros. Quanto ao problema
da mão-morta e das desamortizações ele é histórico. De todo o modo, quando se pretenda
evitar a concentração de imoveis em certas esferas jurídicas, leis especiais prescrevem-no. O
anteprojeto de Ferrer Correia recolheu esta solução. Preconizava, quanto à capacidade das
pessoas coletivas, o seguinte preceito:
«Salvas as exceções determinadas na lei, a capacidade das pessoas coletivas estende-se a todos
os direitos e obrigações que, segundo a natureza das coisa ou a índole da sua disciplina legal,
não forem inseparáveis da personalidade singular».
Era o preceito correto, infelizmente. Infelizmente, ele veio a ser afastado nas revisões
ministeriais. A doutrina subsequente a 1966, confrontada com uma consagração legal tardia
do princípio da especialidade, no artigo 160.º, n.º1 CC, tentou minorar o seu alcance. O
próprio Antunes Varela, responsável pelas revisões ministeriais, explica que esse artigo 160.º,
n.º1 CC, facultando os direitos e deveres convenientes à prossecução dos fins da pessoa
coletiva, atenuou largamente o rigor da especialidade.Uma tentativa de salvaguardar o
princípio poderia provir de uma compartimentação do seu conteúdo: não estaria em causa o
fim de uma concreta pessoa coletiva, mas antes o de uma completa categoria de pessoas ou

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de atos. Dir-se-ia, assim, que certa categoria de pessoas coletivas não se poderia dedicar a
certas categorias de atos. Mas não: por verosímeis que pareçam os exemplos que se
encontrem, poderia sempre suceder que, em concreto, um ato estranho se mostrasse
justificado. Apenas na base de leis específicas se torna possível limitar a capacidade das
pessoas coletivas. O princípio da especialidade, como elemento limitador da capacidade
jurídica das pessoas coletivas, tende, assim, a ser abandonado. Citamos José Tavares:
«Desde que a lei reconhece a existência de uma personalidade jurídica, esta tem, em princípio
geral, a capacidade de uma pessoa física, excetuando apenas os direitos que, por sua natureza
ou pelo seu fundamento, lhe não podem realmente pertencer, como são os direitos relativos ao
estado civil das pessoas físicas e os de sucessão ab intestatio, e aqueles que a lei lhes recusa 23
expressamente, ou indiretamente, determinando taxativamente a área da sua capacidade
jurídica».
O Professor Ferrer Correia, grande comercialista, tentou, há mais de meio século e como
vimos, que o princípio da especialidade não fosse incluído no Código Civil. Foi, pois, num
puro refluxo concetualista, que nenhum estudo de campo soube amparar, que o Código das
Sociedades Comerciais, no seu artigo 6.º, n.º1, o veio como que ressuscitar. Também a
jurisprudência tem vindo a subalternizar o princípio da especialidade: a capacidade das
pessoas coletivas obedeceria a um regime de ilimitação.

O problema dos atos gratuitos e das garantias: o grande campo de eleição para
as restrições à capacidade de gozo dos entes coletivos é o dos atos gratuitos, que poderiam
ser contrários aos fins da pessoa coletiva, particularmente se ela fosse uma sociedade. A
doutrina tende a abandonar tais construções. Desde logo, ficam de fora os donativos
conformes com os usos sociais: nem são havidos como doações (artigo 940.º, n.º2 CC). O
artigo 6.º, n.º2 CSC também considera não serem contrárias ao fim da sociedade «as
liberalidades que possam ser consideradas usuais, segundo as circunstâncias da época e as condições da própria
sociedade». Vamos porém mais longe: e a doação verdadeira e pura ficará fora da capacidade
de uma sociedade? A prática de doações ou atuações non profit é, hoje, uma indústria, por
parte de instituições lucrativas e muito bem geridas. O próprio legislador consagra um
Estatuto de Mecenato, como modo de atrair certas doações. Nenhuma razão se visualiza
para considerar as doações fora da capacidade de qualquer pessoa coletiva, mesmo tratando-
se de uma sociedade. Em casos concretos, determinadas doações poderão ser inválidas: mas
por força de regras específicas, que as proíbam. Resta concluir: o denominado princípio da
especialidade não restringe, hoje, a capacidade das pessoas coletivas: tal como emerge do
artigo 160.º, n.º1 CC, ele diz-nos, no fundo, que todos os direitos e obrigações são, salvo
exceções abaixo referidas, acessíveis às pessoas coletivas. Subproblema muito relevante é o
da prestação de garantias a terceiros. Tal prestação poderia surgir como um favor e, portanto,
como um ato gratuito, que iria depauperar o património do garante, à custa dos sócios e dos
credores. Mas pode ser uma atividade lucrativa: pense-se nos bancos, que prestam garantias
a troco de comissões. O artigo 6.º, n.º3 CSC dispõe sobre as garantias. Fê-lo, porém, usando
uma linguagem desnecessariamente qualitativa: «considera-se contrária ao fim da sociedade a
prestação de garantias…». Mas justamente: a parte puramente qualitativa não vincula o
intérprete-aplicador. De acordo com as regras de interpretação, o artigo 6.º, n.º3 CSC proibiu,
pura e simplesmente, as sociedades de prestar garantias, salvo nas condições que ela própria
prevê. São elas:

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 Justificado interesse próprio da sociedade garante;


 Sociedade em relação de domínio ou de grupo.
Estas exceções são de tal ordem que acabam por consumir a regra. O justificado interesse
próprio é definido pela própria sociedade, através dos seus órgãos: estamos no Direito
Privado. A jurisprudência alarga, mesmo, a ideia de interesse, explicando que ele pode ser
indireto. Resta concluir que a proibição do artigo 6.º, n.º3 CSC acaba por funcionar apenas,
perante situações escandalosas e, ainda aí, havendo má fé dos terceiros beneficiários. A
responsabilização dos administradores terá de servir de contrapeso. As pessoas coletivas
tendem para a neutralidade. O que se exige, como contrapartida, é a transparência dos seus 24
atos, com contas devidamente auditadas e publicitadas. A partir dai, o controlo é feito pelo
mercado: automática e implacavelmente.

As limitações específicas: naturais, legais e estatutárias: como vimos, o


chamado princípio da especialidade não tem, hoje, alcance dogmático. Não se infira, contudo
e daí, que a capacidade de gozo das pessoas coletivas seja idêntica à das singulares. Ela pode
sofrer diversas limitações. Vamos distinguir:
 Limitações ditadas pela natureza das coisas;
 Limitações legais;
 Limitações estatutárias;
 Limitações deliberativas.
Esta destrinça é importante, uma vez que os regimes derivados da inobservância dos diversos
pontos não são coincidentes. Segundo o final do artigo 6.º, n.º1 CSC, excetuam-se ao âmbito
da capacidade de gozo das pessoas coletivas os direitos e obrigações inseparáveis da
personalidade singular. Trata-se, fundamentalmente:
 De situações jurídicas familiares ou sucessórias que, pela sua natureza, visam apenas
pessoas singulares;
 De situações de personalidade, também centradas nas pessoas singulares;
 De situações patrimoniais, mas que pressupõem a intervenção de uma pessoa
singular;
 Diversas situações de Direito Público, também destinadas a contemplar pessoas
singulares.
Quando se trate de transpor para modo coletivo uma determinada norma, cabe verificar, pela
interpretação, se esta, pela sua própria natureza, não opera, apenas, em modo singular,
contemplando direta e necessariamente pessoas singulares. A violação de limitações impostas
pela natureza das coisas implica a nulidade do negócio, por impossibilidade legal (artigo 280.º,
n.º1 CC), atingindo as inerentes deliberações sociais por via do artigo 56.º, n.º1, alínea c) CSC.
As limitações legais á capacidade de gozo das pessoas coletivas, referidas no artigo 6.º, n.º1,
in medio CSC, têm uma natureza profundamente diferente da das impostas pela natureza das
coisas. A referência, feita no artigo 6.º, n.º1, a «direitos e obrigações vedados por lei» é, tal
como o princípio da especialidade, herdeira das antigas leis de desamortização, que visavam

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prevenir a acumulação de bens de mão-morta: mas herdeira tardia. Se bem atentarmos, não
há aqui um verdadeiro problema de (in)capacidade: há, sim, uma proibição legal. Pode
acontecer que a prática de determinado negócio se inscreva, perfeitamente, nas finalidades
coerentes de certa pessoa coletiva (ou de certa categoria de pessoas coletivas) mas que, não
obstante, o legislador proíba a sua celebração. Pode ainda suceder que o legislador proíba um
ato e, depois, o venha, sucessivamente, a permitir e a proibir de novo: não corresponderia a
uma Ciência do Direito harmónica e estável considerar que a capacidade de gozo de certa
sociedade se modificou, sucessivamente, ao abrigo de alterações legislativas… A
inobservância das limitações legais à possibilidade de prática pelas pessoas coletivas de certos
atos, conduz, em princípio, à nulidade do ato por violação de lei expressa (artigo 294.º CSC) 25
ou por ilicitude (artigo 280.º, n.º1 CSC): não por incapacidade. Como terceira categoria de
limitações específicas à atuação de sociedades temos as estatutárias. Os estatutos podem
limitar, pela positiva, a atuação da sociedade a que respeitem, restringindo-a à prática de
certos atos ou, pela negativa, vedar-lhe a prática de determinados atos. As competentes
disposições estatutárias limitam a capacidade de gozo da pessoa coletiva? À partida:
seguramente não. Apenas alei, seja pela técnica positiva das pessoas rudimentares, seja pela
negativa das proibições específicas, pode reduzir o campo de ação das sociedades ou das
pessoas coletivas em geral. As limitações estatutárias são, assim, meras regras de conduta
internas. Elas adstringem os órgão das pessoa coletiva a não praticar os atos vedados sem,
contudo, limitarem a capacidade das sociedades. É, de resto, essa a solução do artigo 6.º, n.º2
CSC, cuja generalização Às diversas pessoas coletivas não nos parece suscitar quaisquer
dúvidas ou dificuldades. A violação a esses limites estatutários poderia conduzir à invalidade
das inerentes deliberações sociais, em termos a ponderar caso a caso. O mesmo regime deve
ser aplicado às limitações deliberativas, isto é: às limitações que deliberações internas da
própria pessoa coletiva ponham à prática, por ela, de certos atos. O desrespeito por tais
deliberações responsabiliza o seu autor: a capacidade da pessoa coletiva mantém-se, porém,
intacta.

§5.º - A capacidade de exercício e a responsabilidade das


sociedades

A capacidade de exercício: mantendo um paralelo dogmático com as pessoas


singulares, pergunta-se qual possa ser a capacidade de exercício das sociedades. Recordamos
que, no tocante às pessoas singulares, a capacidade de exercício dá-nos a medida dos direitos
e das obrigações que elas possam exercer pessoal e livremente. A regra é a da plena
capacidade de exercício: quem tiver direitos, deve poder exercê-los, por definição, pessoal e
livremente. As únicas exceções derivam da natureza das coisas: têm a ver com a situação dos
menores, dos interditos e dos inabilitados. Para estes o Direito prevê esquemas de
suprimento: poder paternal, tutela e curatela. Numa visão muito elementar e empírica, as
pessoas coletivas seriam assimiladas a menores: incapazes, pela natureza, de praticar pessoal
e livremente os diversos atos, elas teriam de ser representadas. Não é assim. A categoria da
capacidade de exercício só é aplicável às pessoas singulares. As pessoas coletivas – e, com
elas, as sociedades – são tão-só capazes, nos termos que acima deixámos expressos, e com
os limites legais.

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Os representantes das sociedades: as sociedades comerciais são representadas pelos


administradores respetivos. Trata-se de uma regra constante do artigo 996.º, n.º1 CC e dos
artigos 192.º, n.º1, 252.º, n.º1 e 405.º, n.º2 CSC. Tratar-se-á de verdadeira representação? A
resposta é claramente negativa: estamos perante uma representação orgânica, que só um
plano muito imediato e empírico tem a ver com a representação legal (a que permite suprir
incapacidades dos menores e dos interditos). Para tanto, ela disporá de meios: os seus órgãos.
Os titulares dos órgãos agem: o que façam, ope legis, é imputado à pessoa coletiva. É a
representação orgânica. A representação orgânica não é representação em sentido próprio.
Segundo Savigny, as pessoas coletivas teriam capacidade de gozo: mas não de exercício. Este
pressuporia uma essência pensante e volitiva, apenas concebível na pessoa singular. O 26
problema teria de ser resolvido de modo semelhante ao dos menores e dos inimputáveis,
requerendo representantes. É a teoria da representação. Contrapõe-se-lhe a teoria orgânica,
que remonta a Otto Von Gierke. Segundo este autor, a pessoa coletiva equivale a um
organismo, totalmente capaz através de órgãos próprios. Estes poderiam, evidentemente,
designar representantes, tal como qualquer pessoa singular o poderá fazer. A teoria orgânica
veio a prevalecer: mercê da própria lógica da personificação, a vontade das pessoas coletivas
é expressa, diretamente, pelos órgãos próprios. As maiores consequências da teoria orgânica
refletir-se-iam, todavia, no problema da responsabilidade.

A tutela de terceiros: as regras referentes à orgânica das sociedades acabam por se


refletir nos poderes de representação dos seus administradores. Tai regras podem variar: em
função do tipo social, dos estatutos e do próprio Direito nacional em causa. Nessas
circunstâncias, o comércio internacional e a própria liberdade de estabelecimento podem ser
afetados. Perante uma sociedade nunca se saberia, precisamente, com que orgânica se lida e,
daí, qual a concreta extensão dos poderes dos administradores. Tudo visto, compreende-se
que logo a 1.ª Diretriz do Direito das Sociedades (Diretriz n.º 68/251, 9 março), tenha
disposto no sentido de garantir a posição de terceiros perante todas essas eventualidades.
Retemos as seguintes regras:
 As eventuais irregularidades registadas na designação de representantes das
sociedades são inoponívei a terceiros, salvo se a sociedade provar que estes as
conheciam (artigo 8.º);
 As sociedades vinculam-se perante terceiros pelos atos praticados pelos seus órgãos,
mesmo quando alheios ao objeto social, exceto se for excedido o que a lei atribuir ou
permitia atribuir a esses órgãos (artigo 9.º, n.1º).
 As limitações estatutárias aos poderes dos órgãos, bem como as derivadas de
deliberações, são sempre inoponíveis a terceiros, mesmo quando publicadas (artigo
9.º, n.º2).
Estas regras constam do Direito português, embora em termos sistematicamente repartidos.
Desde logo, a designação dos administradores está sujeita a registo comercial (artigo 3.º, n.º1,
alínea m) CRC). Quando o competente registo seja declarado nulo, são protegidos entretanto
adquiridos por terceiro, a título oneroso e de boa fé (artigo 22.º, n.º 4 CRC): trata-se de uma
manifestação de publicidade positiva. Quanto à existência de limitações induzidas do fim, do
objeto ou dos estatutos, e que já ponderámos a propósito da capacidade propriamente dita
(ou de gozo) das sociedades, opera o artigo 6.º, n.º4 CSC: eles não limitam a capacidade da

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sociedade e, no que aqui releva: o âmbito da representação (orgânica) dos titulares dos seus
órgãos. Para se desencadearem os efeitos próprios da representação (orgânica), basta que o
administrador pratique um ato invocando essa sua qualidade e o estar a agir em nome
(contemplatio domini) e por conta da sociedade. Não se requer qualquer autorização, para que
surja a imputação dos atos à sociedade. Fica sempre ressalvada a hipótese de má fé do terceiro.
A má fé é, aqui, o conhecimento da falta de poderes orgânicos (de representação) ou a
violação de um dever elementar de indagação de tais deveres. Assim e em regra: as sociedades
obrigam-se com duas assinaturas. Surgindo apenas uma, fácil é verificar se, in casu, o pacto
estabeleceu um esquema de vinculação por, apenas, um dos administradores ou, até, se
estamos perante um administrador único. A falsa invocação da qualidade de administrador, 27
não havendo registo, não permite a imputação à sociedade. ´

A responsabilidade das pessoas coletivas: comecemos por fixar o quadro legal.


Segundo o artigo 165. CC:
«As pessoas coletivas respondem civilmente pelos atos ou omissões dos seus representantes,,
agentes ou mandatários nos mesmos termos em que os comitentes respondem pelos atos ou
omissões dos seus comissários».
O artigo 998.º, n.º1 CC, repete, à letra, esse preceito, aplicando-o às sociedades civis puras.
Já o artigo 6.º, n.º5 CSC, usa uma fórmula diferente:
«A sociedade responde civilmente pelos atos ou omissões de quem legalmente a represente, nos
termos em que os comitentes respondem pelos atos ou omissões dos comissários».
A responsabilidade do comitente consta do artigo 500.º CC, enquanto a do representante
deriva do artigo 800.º CC. Adiantamos que estas fórmulas e remissões não são satisfatórias.
Todavia, se forem bem interpretadas, poderemos colocar o Direito civil português dentro
dos atuais parâmetros da responsabilidade civil das pessoas coletivas. Numa fase inicial, as
pessoas coletivas eram consideradas insuscetíveis de incorrer em responsabilidade civil.
Mesmo ultrapassando a ideia de ficção e da não aplicabilidade analógica de normas e
realidades ficciosas, quedavam dificuldades de fundamentação: a responsabilidade, depois de
atormentada evolução, teria de se basear sempre na culpa; ora a pessoa coletiva não poderia
ter culpa. Além disso, foi levantando um segundo obstáculo: sendo a pessoa coletiva incapaz,
ela teria sempre de se fazer representar. E os poderes de representação não se alargariam a
atos ilícitos. O primeiro avanço consistiria em estabelecer a responsabilidade civil das pessoas
coletivas. Procedeu-se em duas fases:
 A da responsabilidade contratual: fácil foi demonstrar que a pessoa coletiva não
podia cumprir as suas obrigações; seriam mesmo injusto ilibá-la, nesse ponto, de
responsabilidade, uma vez que isso iria provocar grave desigualdade nos meios
económico-sociais; e
 A da responsabilidade delitual ou aquiliana: veio originar várias teorias, acabando
a doutrina por se fixar na do risco: o comitente, por beneficiar de condutas alheias,,
deveria, também, correr o risco de elas se revelarem danosas: responderia, pois,
objetivamente, isto é: mesmo sem culpa.

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A solução de responsabilizar as pessoas coletivas, em termos aquilianos, pelos atos dos seus
representantes e através do esquema da imputação ao comitente, não era satisfatória: nem
em termos jurídico-científicos, nem em termos práticos.
Passa-se, pois, a uma terceira fase: a pessoa coletiva responde diretamente pelos atos ilícitos
dos titulares dos seus órgãos, desde que tenham agido nessa qualidade. Em Portugal, a
responsabilização direta das pessoas coletivas, por atos dos seus órgãos, foi defendida por
Manuel de Andrade, em termos cuidadosos e convincentes. Um tanto na mesma linha Ferrer
correia, no seu anteprojeto distinguiu a responsabilidade da pessoa coletiva pelos ato e
omissões dos seus representantes estatutários, que era direta e resultante de atos e omissões
dos seus agentes e mandatários, que seguia os meandros da responsabilidade dos comitentes. 28
Infelizmente, esta contraposição perdeu-se nas revisões ministeriais. O artigo 165.º CC
uniformiza, sob a imputação ao comitente, os atos ou omissões dos representantes, agentes
ou mandatários. De, assim, azo às confusões subsequentes. Com uma agravante: contagiou
as próprias sociedades, como se alcança do artigo 998.º, n.º1 CC, e do artigo 6.º, n.º5 CSC.
Hoje, a possibilidade de submeter as sociedades ás diversas sanções está adquirida. Perante
o teor literal dos artigo 265.º e 998.º, n.º1 CC, reforçado, para mais, pelo artigo 6.º, n.º5 CSC,
que fala em «quem legalmente a represente», alguma doutrina tem sido levada a pensar que, para
efeitos de responsabilidade civil aquiliana, a pessoa coletiva é um comitente, sendo o titular
do seu órgão um comissário, de modo a aplicar o artigo 500.º CC. Há que procurar uma
solução alternativa: fácil, de resto, uma vez que beneficiamos da doutrina de Manuel de
Andrade e das de outros países, que se viram na situação de fazer evoluir o seu pensamento
na matéria. A pessoa coletiva é uma pessoa. Logo, ela pode integrar, de modo direto, «aquele
que, com dolo ou mera culpa», referido no artigo 483.º CC. A culpa – um juízo de censura!
– é-lhe diretamente aplicável: nada tem a ver, na conceção atual, com situações de índole
psicológica. O artigo 165.º CC não tema ver com a responsabilidade das pessoas coletivas
por atos dos seus órgãos: antes dos seus representantes (voluntários ou legais, porquanto nos
termos da lei), eventualmente constituídos para determinados efeitos, dos seus agentes e dos
seus mandatários. E aí já fará sentido para a imputação ao comitente. O Código Civil dá-nos,
ainda, um argumento sistemático, que depõe no mesmo sentido. O artigo 164.º, n.º1 fala em
obrigações e responsabilidade dos «titulares dos órgãos das pessoas coletivas»: expressão correta,
dentro do prisma da representação orgânica. Assim, quando no artigo 165.º refere os
representantes das pessoas coletivas, não pode querer dizer os mesmos «titulares dos órgãos»;
será uma realidade diferente e, designadamente: os representantes voluntários,
expressamente escolhidos para a concussão de um contrato ou para qualquer outro efeito.

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Conceção tradicional do Princípio da Especialidade


Artigos 160.º, n.º1 e 6.º, n.º1 CSC limitam a capacidade de gozo das pessoas coletivas pelo fim

violação Nulidade por incapacidade

Superação do Princípio da Especialidade


A referência ao fim seria lida como escopo lucrativo numa
tipologia do fim

Por via pragmática 29


Antunes Varela, Jorge Coutinho de Abreu e Osório de
Castro

violação Nulidade por incapacidade

Por via dogmática


Deslocação do núcleo Formulação positiva do
Rejeição ou superação pura
problemático princípio da especialidade

Os artigos em questão apenas


O princípio da especialidade
definem positivamente a
Dá-se um desvio do fim; encontra-se ultrapassado, a
capacidade dos entes coletivos
trata-se de legitimidade; não única limitação é a sua
e vêm, comente, sofrer de
de capacidade. natureza, distinta da pessoa
ilegitimidade na prática de
singular.
atos de desvio do fim

Pedro de Albuquerque
Oliveira Ascensão e Pedro
João Espírito Santo Menezes Cordeiro
Pais de Vasconcelos
Diogo Costa Gonçalves1

Violação

Nulidade por violação de


Anulabilidade por ilegitimidade normas injuntivas e abuso do
Direito (artigo 280.º CC)

1Este autor, refere ser a única solução aproveitável a superação pura mas, por impossibilidade dogmática, refere
a cedência à solução, no seu entendimento, unicamente aproveitável: a da superação pela formulação positiva
do princípio.

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Assim, em termos práticos, temos de distinguir:

Atos Deliberações
Efetuados pelos representantes da Efetuadas pelos sócios (artigos 53.º e
sociedade (v.g. os elementos do órgão de seguintes CSC – e 256.º e seguintes CSC
administração) para as Sociedades por Quotas e 373.º e
seguintes CSC para as sociedades
anónimas)
e sendo os objeto e a capacidade representados da seguinte forma

α
30
O objeto da sociedade

β
α β A capacidade da sociedade

χ
χ O que se encontra fora da capacidade
e do objeto

Assim, os problemas surgem-nos em duas formas e possibilidades:

Temos prática de
Atos Deliberações
Fora da A consequência é a A consequência também é a
nulidade: nulidade:
capacidade Menezes Cordeiro – artigo Menezes Cordeiro – artigo
(χ) 180.º CC 56.º, n.º1, alínea c) CSC;
Restante doutrina – artigo Restante doutrina – Artigo
294.º CC. 56.º, n.º1, alínea d) CSC
Temos prática de
Atos Deliberações
Artigo 6.º, n.º4 CSC – o ato Sofrem anulabilidade (artigo
é válido, já que o objeto não 56.º, n.º1, alínea a), ex vi
limita a capacidade. artigos 9.º, n.º1, alínea d) e
Dentro da Mas é eficaz? 11.º CSC) e uma eventual
capacidade SQ
artigo Sim, salvo
responsabilidade nos termos
do artigo 72.º CSC do
mas fora do 260.º
CSC
terceiro de má fé administrador, com eventual
despedimento por justa causa.
objeto SA
artigo Sim, salvo 3.º de
(β-α) 409.º
CSC
má fé

SNC Não, salvo


artigo confirmação
192.º unânime de
CSC todos os sócios

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Ao que devemos considerar:


1. O objeto mediato: escopo lucrativo (artigo 980.º CC e 21.º., n.º1, alínea a) CSC): dar
lucro, concretizado pela cláusula do objeto social (este último, concretizado pelos
sócios que será particularmente especificado e concretizado pela administração.
2. O objeto imediato: o objeto social (artigo 11.º, n.º2 CSC e Contrato de Sociedade),
concretizando as atividades, ao abrigo do artigo 11.º, n.º3 CSC, por deliberação dos
sócios (que, numa sociedade por quotas, cabe aos gerentes – artigo 259.º CSC – e nas
anónimas à administração – artigo 405.º CSC)
Assim, quanto ao artigo 6.º, n.º3 CSC: 31
 Há que determinar o fim da sociedade e o seu interesse:
o Porém, no artigo: Fim da sociedade = interesse.
o O artigo não faz qualquer sentido porque se redunda no mesmo conceito.
o Como tal, a prestação da garantia é conforme ao interesse da sociedade?

Se sim Se não
Pode ser prestada Não pode ser prestada

Mas, ora, o interesse da sociedade é:


 Coutinho de Abreu: o desejo de todos os sócios;
 Menezes Cordeiro: o definido pela sociedade através dos sócios.

Temos como sujeitos relevantes


para a sustentabilidade da sociedade
os do artigo 64.º, n.º1, alínea b) CSC

Este interesse, pode ter-se em duas perspetivas:


 Ideia tradicional (contratualista): o interesse da sociedade é o mesmo que o
interesse dos sócios.
o Mas não todos, porém: há que separar os interesses dos sócios como interesse
como sócios e não na globalidade das suas pessoas.
 Ideia institucionalista: a sociedade, à medida que se vai desenvolvendo,
autonomiza a sua existência face aos seus criadores e sintetiza os interesses dos
sujeitos que com elas tratam (artigo 64.º CSC – sujeitos relevantes para a sociedade).
Assim, o interesse é limitado exogenamente (há uma heterolimitação do interesse).
Mas há ramos que limitam o Direito dos Consumidores e com a sociedade, etc. (os
seus fatores externos) que não o Direito das Sociedades Comerciais – que regula a
ordem interna as sociedades.

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Donde, seguindo Menezes Cordeiro, o interesse definido pela sociedade através dos sócios
é um interesse em sentido subjetivo (relação de apetência entre o sujeito e o objeto que realiza
nas suas atividade). Ou seja, ele é feito numa sintetização, descendente, pela:
1. Lei;
2. Contrato de Sociedade;
3. Sócios;
4. Administração: só esta precisa e deixa antever o que é o interesse da sociedade.
Donde, a delimitação do interesse é feito através dos diversos órgãos da sociedade que
definirá o interesse para os sócios enquanto sócios: o interesse em sentido objetivo. Ou seja, 32
é o terceiro que define a apetência a satisfazer as necessidades do sujeito. Tal juízo tem de
ser feito sempre no momento em que se praticam os atos.
Mas como articular os artigos 6.º, n.º3, 64.º, n.º1 e 72.º, n.º1 CSC?

Fixa a bitola de
diligência Se não forem feitos sob tal
normativa juízo, aplicar-se-á o regime da
aplicáveis aos responsabilidade dos
casos administradores ou gerentes.

Quanto às relações de grupo e à prestação de garantias, a 2.ª parte do n.º3 do artigo 6.º CSC:

Grupos de sociedades

De iure (relações de grupo) De facto (relações de domínio)


artigo 486.º CSC
Domínio total Titularidade de Influência dominante de uma sociedade
(artigos 488.º a 100% do capital de sobre outra (índices de atribuição presentes
491.º CSC) uma sociedade no artigo 486.º, n.º2 CSC)
Contrato grupo As sociedades Se a sociedade-mãe está em condições de,
paritário voluntariamente se faticamente, sobre a contratação e
(artigo 492.º CSC) sujeitam a uma destituição, remuneração da administração,
co-direção da sociedade filha.
Contrato de A sociedade-mãe
subordinação comanda e a
(artigos 493.º a sociedade filha
508.º CSC) obedece
(subordinação)
mas a sociedade
mãe responde
pelas dívidas da
sociedade filha
(por remissão –
artigos 503.º e
501.º CSC)

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Assim, quanto às garantias e doações:


Coutinho de Abreu – os atos gratuitos obstam ao fim lucrativo, a não ser que haveria algum
intuito lucrativo por trás
Menezes Cordeiro – os atos terão de ser aferidos em concreto, donde apenas a proibição
legal expressa pode obstar a praticar esses atos.

Quem deve provar o interesse próprio:


33
 quem beneficia da garantia; ou,
 o terceiro?
Menezes Cordeiro e Supremo Tribunal de Justiça – quem invoca a nulidade tem o ónus de
provar a falta de interesse próprio.
Coutinho de Abreu e Osório de Castro – quem quer manter a garantia tem de provar o
justificado interesse próprio.

Mas, quanto às garantias:


Pedro Albuquerque – qualquer sociedade pode prestar;
Osório de Castro – só as sociedades mãe para as filhas e nos grupos de direito (não dos de
facto).
Assim, a realidade, deve ser aferida da seguinte forma:
1. Na sociedade mãe (SM) para a sociedade filha (SF):

Dividirá os seus lucros, na Ao prestar a


prossecução do seu fim a garantia, perde
que a garantia era necessária, capital nesse ato
com esta
-€
++€

2. Na sociedade filha (SF) para a sociedade mãe (SM):

Capital esse que não Ao prestar a


recupera pois esta garantia, perde
não dividirá lucros capital nesse ato
consigo.
-€

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Secção III – As sociedades e as exigências dogmáticas


do sistema

Generalidades: as sociedades integram-se no sistema jurídico que as legitima e à luz do


qual se desenvolve a Ciência do Direito que, na prática, lhes irá dar existência social. Elas
deveriam inserir-se, por isso, dentro da harmonia global do sistema em causa. A assim não 34
ser, teremos distorções que põem em causa a adequação valorativa do conjunto e, no limite,
a própria positividade do Direito. Todavia, sabemos que as muitas regras que compõem o
Direito das Sociedades têm origens periféricas: histórica e culturalmente condicionadas.
Apesar da pressão que a Ciência do Direito sobre elas exerce, é de esperar insuficiências e
desalinhamentos capazes de se manifestarem in concreto. O próprio sistema oferece saídas.
Com efeito, através de diversos institutos, com relevo para o princípio geral da boa fé, o
sistema conserva um controlo sobre as soluções periféricas. Quando, mercê do Direito
estrito, estas se apresentem contrárias aos valores mais profundos do sistema, a Ciência do
Direito intervém, restabelecendo a harmonia. No Direito Civil, esse esforço é prosseguido,
em especial, com recurso ao abuso do direito. No Direito das Sociedades, surgem dois
institutos especialmente vocacionados para assegurar, na periferia, a primazia dos valores do
sistema. São eles:
 O levantamento da personalidade coletiva;
 O princípio da lealdade.

§6.º - O levantamento da personalidade das sociedades

A delimitação interna das sociedades terminologia e antecedentes: as exigências do


sistema jurídico impõem restrições ao funcionamento das sociedades. Comecemos por uma
delimitação interna. Mercê do sistema, as suas normas societárias perdem aplicação, em
certas circunstâncias, deixando aparecer a realidade subjacente. Estamos perante uma figura
que se impôs por várias ordens de fatores. Como vimos, os ordenamentos atuais
desinteressam-se pelos substratos das pessoas coletivas, particularmente das sociedades.
Estas dependem, na sua constituição e na sua sobrevivência, de requisitos puramente formais:
podem, pois, não apresentar qualquer significado social, económico ou humano. Mas o
Direito Positivo, sempre que encontre uma sociedade com ou sem substrato –, passa a
regular as situações a ela inerentes reportando-se-lhe como ente autónomo. Funciona, então,
em modo coletivo, atingindo as condutas singulares apenas através das regras complexas da
personalidade coletiva e do seu funcionamento interno. O poder de atuar através de
sociedades tem limites intrínsecos. Logo à partida, seria estranho que tal poder fosse
absoluto, permitindo contrariar os dados fundamentais do ordenamento. A doutrina que
sustenta, explica e aplica tais limites é a do levantamento da personalidade. Em 1955, um
professor alemão de nome Serick veio apresentar as possibilidades de levantamento por

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abuso de forma jurídica de uma pessoa coletiva: o juiz deve abstrair da estrita separação
entre os membros e a corporação, quando haja abuso da pessoa coletiva; há abuso quando,
com recurso à pessoa coletiva, se contorne uma lei, se violem deveres contratuais ou se
prejudiquem fraudulentamente terceiros. A sede jurídica residiria na boa fé, embora no fundo
se assistisse à violação da própria personalidade coletiva. Serick refere, ainda, diversas
possibilidades, como a ocorrência de comportamentos contraditórios. A pessoa coletiva não
deve igualmente ser usada para – ou abusada para – frustrar o escopo de uma norma ou de
um negócio; também os escopos de regras dirigidas a pessoas singulares devem prevalecer.

A receção em Portugal: em Portugal o instituto do levantamento da personalidade


35
coletiva foi acolhido por via doutrinária. Deve-se a Ferrer Correia. Este autor, estudando o
problema das sociedades unipessoais, que apela, para o efeito, à boa fé e ao abuso do direito.
Galvão Telles já havia proposto a utilização deste instituto, designando-o superação da
personalidade jurídica. Curiosamente – e num caso de refluxo da literatura brasileira sobre a
doutrina nacional – a doutrina do levantamento foi incrementada pela obra, de certo
excelente, de Lamartine Correia de Oliveira. Referida por Mota Pinto, ela foi especialmente
divulgada por Oliveira Ascensão, daí advindo o termo desconsideração.

Grupos de casos típicos: o levantamento da personalidade não deriva de meras


lucubrações teóricas. Trata-se de um instituto surgido a posteriori para sistematizar e explicar
diversas soluções concretas, estabelecidas para resolver problemas reais, postos pela
personalidade coletiva. Na sua origem, encontramos uma multiplicidade de casos concretos.
A doutrina que se tem preocupado com o levantamento procede a classificações. Existem
várias formas de agrupar os casos concretos em jogo, embora seja patente uma certa
estabilização.
 A confusão de esferas jurídicas: verifica-se quando, por inobservância de certas
regras societárias ou, mesmo, por decorrências puramente objetivas, não fique clara,
na prática, a separação entre o património da sociedade e o do sócio ou sócios. Estes
casos reportam-se, sobretudo, às chamadas sociedades unipessoais. Como regra
mantém-se, contudo, a da separação: apenas fatores coadjuvantes poderão levar ao
levantamento;
 A sub-capitalização: verifica-se uma subcapitalização relevante, para efeitos de
levantamento da personalidade, sempre que uma sociedade tenha sido constituída
com um capital insuficiente. A insuficiência é aferida em função do seu próprio
objeto ou da sua atuação surgindo, assim, como tecnicamente abusiva. Para efeitos
de levantamento, cumpre distinguir entre a subcapitalização
o Nominal: a sociedade considerada tem um capital formalmente insuficiente
para o objeto ou para os atos a que se destina. Todavia, ela pode acudir com
capitais alheios.
o Material: há uma efetiva insuficiência de fundos próprios.
Quando o prolema não seja resolvido com recurso a uma norma de Direito estrito,
pensamos que ainda há margem para manter a subcapitalização como um topo de
casos próprios do levantamento. Ela pode auxiliar no apuramento do escopo das

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normas em presença; designadamente: estaria em causa a possibilidade de se apontar


a função do capital social como uma regra de tutela dos credores;
 O atentado a terceiros e o abuso da personalidade: O atentado a terceiros
verifica-se sempre que a personalidade coletiva seja usada, de modo ilícito ou abusivo,
para os prejudicar. Como resulta da própria fórmula encontrada, não basta uma
ocorrência de prejuízo, causada a terceiros através da pessoa coletiva: para haver
levantamento será antes necessário que se assista a uma utilização contrária a normas
ou princípios gerais, incluindo a ética dos negócios. Sub-hipótese particular é a do
recurso a testas-de-ferro. No fundo, o comportamento que suscita a penetração vai
caracterizar-se por atentar contra a confiança legítima (venire contra factum proprium, 36
supressio ou surrectio) ou por defrontar a regra da primazia da materialidade subjacente
(tu quoque ou exercício em desequilíbrio). É certo que todos os outros casos de
levantamento traduzem, em última instância, situações de abuso; neste, porém, há
uma relativa inorganicidade do grupo, que deixa, mais diretamente, a manifestação
de levantamento, perante a atuação inadmissível.
Cumpre ter novamente presente que uma ordenação de grupos de problemas não é, de modo
algum, uma classificação: há disfunções e áreas de sobreposição sem que, por isso, o esforço
perca a sua utilidade. O atentado à boa fé deve ser muito nítido, para justificar o levantamento:
a regra é, sempre , a da personalidade autónoma.

As teorias explicativas: apuradas as constelações de casos a propósito dos quais se tem


suscitado o problema do levantamento, cumpre analisar as diversas explicações para ele
apresentadas. Existem várias sistematizações possíveis, sendo de salientar a mais difundida:
a que distingue:
 A teoria subjetiva: defendida pelo próprio Serick, a autonomia da pessoa coletiva
deveria ser afastada quando houvesse um abuso da sua forma jurídica, com vista a
fins não permitidos. Na determinação dos tais fins ou escopos não permitidos,
haveria que lidar com a situação objetiva e, ainda, com a intenção do próprio agente:
na fórmula de Serick, o levantamento exigiria um abuso consciente da pessoa coletiva,
não bastando, em princípio, a não obtenção do escopo objetivo de uma norma ou
de um negócio. Serick escreveu, em 1955, contra um dos dogmas mais
profundamente radicados na moderna dogmática civilística: o da absolutização da
personalidade coletiva. Nessas condições, compreende-se que viesse apresentar a sua
construção do modo mais cauteloso e convincente possível, acrescentando-lhe
pressupostos. E com êxito: será muito difícil negar o levantamento nos exemplos
radicais em que alguém, conscientemente e com abuso, venha manipular a
personalidade coletiva só para prejudicar outrem. A fase subjetiva surge, assim, como
um episódio natural, dentro da evolução geral da ideia de levantamento: jogam-se,
tão-só, os pressupostos da responsabilidade civil.
 A teoria objetiva: rejeitando a teoria subjetiva, entende que a utilização puramente
objetiva de uma pessoa coletiva fora dos limites sistemáticos da sua função seria, só
por si, já abusiva. Além disso, a exigência do elemento subjetivo específico iria
provocar insondáveis dificuldades de prova. Deveremos ainda atentar na concreta
solução pretendida com o levantamento considerado. Se se tratar, simplesmente, de
fazer responder o património do sócio por dívidas da sociedade – e, portanto: de

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fazer cessar pontualmente o privilégio da responsabilidade limitada – não se requer


qualquer culpa subjetiva. Pelo contrário, visando-se responsabilidade civil por atos
ilícitos ou pelo incumprimento das obrigações, a culpa é requerida. Não se tratará,
todavia e nessa ocasião, do específico elemento subjetivo, próprio do levantamento:
antes dos comuns pressupostos da responsabilidade civil. As teorias objetivas
resultam, à partida, da rejeição de elementos subjetivos para fazer atuar o
levantamento. Trata-se de uma evolução bastante comum, no tocante a institutos
aparentados à boa fé e que visam, no fundo, permitir uma sindicância do sistema
sobre as diversas soluções jurídicas. Numa primeira fase, tudo é feito depender das
(más) intenções do agente. Conquistado o instituto, este é objetivado, passando a 37
depender da pura contrariedade ao ordenamento. Abandonada a intenção, o
levantamento exigiria a ponderação dos institutos em jogo. Quando, contra a
intencionalidade normativa, eles fossem afastados pela invocação da personalidade,
esta deveria ser levantada. As orientações objetivistas dizem-se, assim, também
institucionais, tendo obtido múltiplas adesões. Desde o momento em que tudo
dependa da articulação entre os institutos em jogo, o levantamento vai exigir a
cuidada interpretação das regras em presença. As suas diversas manifestações terão
de ser estudadas. Com as teorias objetivas, o levantamento deixa de constituir uma
pena para quem manipule o ordenamento e a personalidade coletiva. Todavia,
perante elas, o levantamento tende a perder autonomia, seja institucional, seja no
plano da sua justificação.
 A teoria da aplicação das normas: apresentada por Müller-Freienfels, logo em
1957, o levantamento não traduziria, propriamente, um problema geral da
personalidade coletiva: tratar-se-ia, antes, de uma questão de aplicação das diversas
normas jurídicas. Quando, particularmente por via do seu escopo, elas tivessem uma
pretensão de aplicação absoluta ou visassem atingir a realidade subjacente à própria
pessoa coletiva, aplicar-se-iam. O detrimento das regras da personalidade seria uma
mera consequência daí decorrente. Noutros termos: haveria levantamento sempre
que, por exigência de uma norma concretamente prevalente, não tivesse aplicação
uma norma própria da personalidade coletiva. A teoria da aplicação das normas é,
em rigor, objetiva, tendo bastante êxito. Também ela segue um movimento habitual
nos institutos que nascem sob a égide da boa fé ou dos princípios gerais que remetem
para o sistema: numa primeira fase, eles bastam-se com essas remissões;
subsequentemente eles ganham em precisão dogmática, abandonando as áreas
indeterminadas donde proveem: tornam-se Direito estrito. Parece-nos paradigmática,
neste domínio, a orientação de Jürgen Schmidt: o levantamento teria de se acolher
ao escopo das normas em presença, por ser insuficiente o apelo à boa fé. Uma
menção especial às considerações de Günter Weick: como ponto de partida, há que
ponderar o escopo das normas em presença, mas a própria boa fé poderia intervir,
designadamente quando a invocação da personalidade coletiva implicasse um venire
contra factum proprium. A teoria da aplicação das normas não deve, porém, levar a
esquecer que a personalidade coletiva tem valores próprio, não sendo um mero jogo
de (outras) normas: visa limitar a responsabilidade, e funcionalizar patrimónios
autónomos.
 Orientações negativistas: estas teorias negam, direta ou indiretamente, a autonomia
ao levantamento da personalidade, enquanto instituto. O levantamento lidaria com

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proposições vagas, conduzindo à insegurança. Assim, haveria antes que determinar


os deveres concretos que, em certos casos, incidam sobre os membros das pessoas
coletivas. No limite, apenas poderíamos responsabilizar os dirigentes ou
administradores das pessoas coletivas, por falta de diligência. Ao negativismo frontal
de Wilhelm, podemos acrescentar negativismos indiretos. É o que sucede com a
recondução do levantamento à fraude à lei, figura essa que, de resto, não tem
autonomia nem no Direito alemão, nem no português: ele diluir-se-ia no vetor mais
amplo a que se reconduz a fraude à lei sem apresentar autonomia dogmática.
Também o esquecimento do instituto ou a mera referência sem conteúdo dogmático
acaba por se traduzir numa forma de negativismo. 38
Menezes Cordeiro: o levantamento conquistou a sua posição na Ciência do Direito. Seja
qual for a explicação dogmática encontrada, não restam dúvidas sobre a sua capacidade em
facultar soluções mais adequadas para diversos problemas. Rejeitá-lo ou ignorá-lo ad nutum
apenas iria enfraquecer o moderno instrumento jurídico. O levantamento da personalidade
coletiva, seja pela sua origem jurisprudencial casuística, seja pela riqueza dos contributos
jurídico-científicos que encerra, surge, à primeira vista, com um conteúdo diversificado. Na
verdade, os desenvolvimentos anteriores permitem descobrir, no seu seio:
 Situações de violação não-aparente de normas jurídicas: a pretexto da
personalidade coletiva, são descuradas normas de contabilidade, de separação de
patrimónios ou de clareza nas alienações;
 Situações de violação de normas indeterminadas ou de princípios: as pessoas
que têm a seu cargo a administração de pessoas coletivas agem sem a diligência
legalmente requerida para tais funções;
 Situações de violação de direitos alheios ou de normas destinadas a proteger
interesses alheios, sob invocação da existência de uma pessoa coletiva;
 Situações de emulação nas quais, sem razões justificativas, alguém usa uma
pessoa coletiva para causar prejuízos a terceiros;
 Situações de violação da confiança ou de atentado às valorações subjacentes,
através de pessoa coletiva;
 Situações em que pessoas coletivas são usadas fora dos objetivos que levaram
as normas constituintes respetivas a estabelecê-las;
 Situações em que jogos de pessoas coletivas são montados ou atuados para
além dos princípios básicos do sistema.
Perante a apontada diversidade, seria vão procurar uma noção explícita de levantamento ou
indagar, para ele, uma natureza unitária e autónoma. Tão-pouco adianta reportar o assunto à
fraude à lei: figura que, de resto e como referimos, não tem autonomia no Direito português.
A fraude à lei apenas permitiria referenciar, das situações elencadas, aquelas em que o agente
usasse a pessoa coletiva – forma lícita – para prosseguir efeitos proibidos. Teríamos, aí, uma
comum ilicitude, que deixaria de fora vários dos fenómenos acima referenciados. A (aparente)
falta de unidade interna tem levado alguns autores a perder o interesse pelo levantamento.
Esquece-se, com isso, a natureza sistemática da Ciência do Direito. Este é sistemático,

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também, a nível de exposição. Somos por isso levados a admitir institutos de enquadramento.
Trata-se de institutos que reúnem em função de pontos de vista ordenativos – porventura,
mesmo: periféricos – figuras que, de outro modo, ficariam dispersas. A junção assim
conseguida poderá, à partida, ter escasso conteúdo dogmático. No entanto, esse conteúdo
surge após a procurada ordenação. O espaço criado permite aprofundar o velho mote de
tratar o igual de modo igual e o diferente, de forma diferente, de acordo com a medida da
diferença. O levantamento é um instituto de enquadramento, de base aparentemente
geográfica, mas com todas as vantagens científicas e pedagógicas dele decorrentes.
Guardadas as devidas distâncias, outro tanto se passa com a própria boa fé. Reunindo
institutos de origens muito diversas – culpa in contrahendo, abuso do direito, alteração das 39
circunstâncias, complexidade intraobrigacional e interpretação do contrato – a boa fé
permitiu afeiçoá-los a todos, inserindo-os, de modo mais cabal, na complexidade do sistema.
Regressemos às experiências práticas de levantamento, jurisprudencial e doutrinariamente
documentadas. Mau grado a variedade de situações, é possível reconduzi-las a três grandes
grupos:
 Situações de responsabilidade civil assentes em princípios gerais ou em normas de
proteção;
 Situações de interpretação integrada e melhorada de normas jurídicas;
 Situações de abuso do direito ou, se se preferir: de exercício inadmissível de posições
jurídicas.
No fundo, as teorias historicamente surgidas para explicar o levantamento estão todas
representadas: a teoria subjetiva de Serick cobre as hipóteses de responsabilidade civil; a
teoria do escopo das normas, de Müller-Freienfelds, tem a ver com a interpretação integrada
e melhorada de normas jurídicas; a teoria objetiva ou institucional visa o abuso do direito.
Resta concluir: as diversas teorias documentam facetas próprias do levantamento,
correspondendo a progressões da mesma ideia. Elas não se opõem: completam-se. Posto
isto, grupos inteiros de casos que lhe são reconduzidos poderiam ser recolocados noutros
institutos: na responsabilidade civil e nas diversas normas cuja interpretação melhorada
permite, in concreto, julgar que o legislador decidiu reportar-se diretamente a situações
subjacentes à pessoa coletiva considerada. Um último núcleo concentrar-se-ia, como rubrica
pequena e vagamente autónoma, no abuso do direito. Má solução: apesar da apontada
fragmentação dogmática, apenas a ideia global do levantamento permite: alcançar novas e
mais apuradas hipóteses de responsabilidade civil; obter perspetivas aprofundadas de
interpretação normativa; conquistar vias mais finas de concretização da boa fé. Ainda que
como (mero) instituto de enquadramento, o levantamento tem uma eficácia dogmática: a
natureza sistemática do pensamento jurídico a tanto conduz. No fundamental, o
levantamento traduz uma delimitação negativa da personalidade coletiva por exigência do
sistema ou, se se quiser: ele exprime situações nas quais, mercê de vetores sistemáticos
concretamente mais ponderosos, as normas que firmam a personalidade coletiva são
substituídas por outras normas. Em estudos anteriores, procurámos fazer uma distinção
entre
 Levantamento amplo: abrangia todas as situações de levantamento,

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 Levantamento estrito: reportar-se-ia apenas àquelas em que isso ocorra por exigência
da boa fé.
A distinção tem alguma utilidade, desde que não nos esqueçamos de que mesmo o
levantamento amplo tem eficácia dogmática, ajudando a localizar problemas e a apontar
soluções. No Direito português, as facilidades legislativas permitiriam mesmo prever, em lei
expressa, problemas típicos do levantamento: é o que sucede com a responsabilidade do
sócio único, hoje vertida no artigo 84.º CSC. Outros casos poderiam seguir destino
equivalente sem, todavia, esgotarem o filão: a própria evolução das sociedades e da economia
acaba por gerar novos problemas, exigindo novas soluções de levantamento, a retirar da boa
fé e do sistema. Pense-se nas multinacionais que atuem, sem rosto, através de fachadas 40
societárias, para se esquivarem a responsabilidades ou ao risco próprio das atuações que
desenvolvam. A redução dogmática proposta confirma a noção de personalidade coletiva,
acima preconizada. Esta, sem prejuízo pela dimensão ético-normativa que necessariamente
a enforma, é um produto da ordem jurídica, estabelecido por esta, de acordo com os critérios,
que lhe são próprios. E porque assim é, o sistema conserva um controlo intrínseco, no mais
fundo plano ontológico, sobre a personalidade e os seus limites. Em suma: apenas uma
essência normativa da personalidade se compadece com limites internos. Fosse ela uma
realidade extrínseca e todos os limites seriam, também, exteriores. Pela mesma via,
confirmamos e recuperamos um dos dados da moderna teoria da personalidade coletiva: a
da sua relativização. Ela não integrará um dado absoluto, antes se inserindo no sistema e nos
seus valores.

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Assim, quanto à aplicação da desconsideração da personalidade coletiva:


O Direito sempre que encontra uma sociedade, regula-o como ente autónomo dos seus
sócios, ou seja, como consequência da personificação, a sociedade tem direitos e deveres
próprios repercutíveis nos sócios, aos quais não vão ser imputados direitos ou deveres que a
esta se vinculam, não se confundindo com os dos seus sócios.
Porém, o mesmo Direito, reconhece que tal imputação e autonomização traz riscos ao se
poder atuar através de uma pessoa coletiva. Como tal, têm de haver limites: a desconsideração
da personalidade coletiva, como instituto, fá-lo: associando-o ao abuso do Direito e à Boa fé,
pelas mãos da doutrina). 41
Ou seja, há um juízo de censurabilidade feito pelo ordenamento (já que se trata de um
instituto de enquadramento) por se estar a utilizar o instituto das sociedades comerciais para
fins próprios de outros que não os da sociedade em si. A limitação, através da
desconsideração da personalidade coletiva, pode ser vista como positivada em vários
preceitos, sendo um deles – presente no Código das Sociedades Comerciais – o artigo 84.º,
n.º1 CSC: temos, valorativamente, uma limitação à autonomia patrimonial, sempre que os
credores encontrem-se sem património para solver os seus créditos devido ao não respeito
da afetação dos bens da sociedade ao seu próprio fim.
Na aplicação desta desconsideração (considerada casuisticamente, como vimos) existem 4
formas (segundo Menezes Cordeiro) de agrupar os casos concretos:
1. Confusão de esferas: dá-se quando, por inobservância de regras societárias, não fica
claro o património do sócio e o património da sociedade. Pode dar-se, ainda, através
de:
a. Aquisição de ações próprias;
b. Sócio único (artigo 84.º CSC).
2. Subcapitalização: verifica-se verificando uma manifesta inadequação do capital à
prossecução do objeto da dita sociedade. Pode ser:
a. Nominal: quando a sociedade tem capital insuficiente mas pode socorrer-se
de fundos alheios;
b. Material: quando nem os fundos alheios nem os próprios são suficientes.
3. Atentado a terceiros: consubstanciando-se numa atuação contrária à lei e à prática
ética dos negócios, atentando contra terceiros. Requer:
a. Prejuízo;
b. Atuação contra terceiros, intencionada em lesa-los.
4. Abuso de personalidade: associado, basilarmente, ao abuso do Direito.
A Jurisprudência, mais recentemente, tem reconhecido o instituto:
 Ac. RLx 29-Abr-2009
 Ac. STJ 5-Fev-2009

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Segundo Ana Perestrelo, nos grupos de sociedades, face à relação de grupo, há uma exceção
(uma deviance) a este princípio, um desvio: donde, se a sociedade-filha não tem capacidade de
se autodeterminar, pois é a sociedade-mãe que a determina, a sociedade mãe é quem
responde pelas dívidas da sociedade-filha. Porém, nesses casos, havendo uma proximidade
valorativa, não é necessário que se invoque o instituto da desconsideração da personalidade
coletiva, sendo que este é a válvula de escape regulativa (aplicável na falta de qualquer outro
instituto – não se esqueça que este é um instituto de enquadramento, que reúne num instituto
o que de outras formas estariam dispersos, como a boa fé, o abuso de Direito, devido às
valorações sistemáticas).
42

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§7.º - O princípio da lealdade

Sentido geral e aspetos periféricos: diz-se haver lealdade na atuação de quem aja de
acordo com uma bitola correta e previsível. Perante uma pessoa leal, o interessado dispensa
a sua confiança. Daí resultam, desde logo, os seguintes vetores:
 A preferência: perante uma multiplicidade de hipóteses, o interessado será levado a 43
acolher a situação encabeçada por quem se afigure leal;
 A entrega: justamente mercê da confiança depositada, o beneficiário irá baixar as
suas defesas naturais; deixará de tomar precauções que, de outro modo, seriam
encaradas;
 O investimento: além da entrega passiva, o beneficiário poderá ir mais longe:
confiando, à pessoa leal, os seus próprios valores, crente de que eles serão
devidamente tratados.
Podemos apresentar a lealdade como o contraponto da confiança. Ou, pelo menos: daquela
que seja originada por uma conduta humana. A relação de lealdade envolve uma relação de
confiança na qual, o pólo ativo – o que suscita a confiança – é, precisamente, o indivíduo
leal. Se procurarmos decompor os elementos em que assenta a lealdade, encontramos dois,
já aludidos:
 A previsibilidade da conduta;
 A sua correção.
A previsibilidade está na base da confiança. Justamente por interessado poder,
subjetivamente, prognosticar a atuação futura de uma outra pessoa, surge, da parte dele, a
convicção que permite a preferência, a entrega e o investimento. A pessoa imprevisível não
é leal. O elemento subjetivo da prognose deve, todavia, ser completado com um fator
objetivo: o da correção da conduta na qual se confia. A verdadeira lealdade envolve a
observância de bitolas corretas de atuação. No Direito privado, encontramos quatro áreas
preferenciais de aplicação da lealdade:
 A lealdade como dever acessório: acompanha as diversas obrigações, adstringindo
as partes a, por ação, preservar os valores em jogo, facultando as efetivas vantagens
aguardadas pelo credor; trata-se de um vetor especialmente marcante nas obrigações
duradouras, tendo vindo a dar corpo a regras cada vez mais precisas; no Direito
português, os deveres de lealdade enquanto deveres acessórios das obrigações
apoiam-se no artigo 762.º, n.º2 CC; a natureza específica dos vínculos constitui um
especial apelo à boa fé;
 A lealdade como especial conformação de prestações de serviços: variará, aí, na
razão direta da confiança requerida; temos, aqui, uma manifestação mais intensa dos
deveres acessórios, que modelam a própria prestação principal;

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 A lealdade como dever próprio de uma obrigação sem dever principal de


prestar: lembremos as adstrições legais in contrahendo assenta, entre nós, na boa fé e
no artigo 227.º CC;
 A lealdade como configuração das atuações requeridas a quem gira um
negócio alheio; aproxima-se, aqui, dos deveres do gestor ou do mandatário – artigo
465.º, alínea a), 1161.º e 1162.º CC; nesta vertente, a lealdade tem um conteúdo
fiduciário.
Os deveres de lealdade distinguem-se dos deveres de proteção e dos de informação: visam
condutas positivas e promovem diretamente o escopo almejado pelo credor. Pelo contrário: 44
a proteção procura uma tutela indireta desse escopo, enquanto a informação (por vezes
requerida pela lealdade!) requer um conteúdo informativo. Nesta ambiência devemos
entender a lealdade – melhor: as manifestações da lealdade – no Direito das sociedades.

A lealdade no Direito das sociedades: o contrato de sociedade mais habitual ocorre


intuito personae; as partes celebram-no na medida em que tenham uma especial confiança nas
qualidades da outra parte. No âmago da sociedade ocorrem as previstas interações com vista
a um fim comum. E nesse nível refere-se a lealdade, própria das relações duradouras, com
um papel multifacetado. Esta lealdade é própria das sociedades civis sob forma civil ou das
sociedades comerciais de base pessoal. Ela decresce na sociedade por quotas e, mais ainda,
nas sociedades anónimas. Ora estas últimas constituem, sabidamente, a grande matriz do
Direito das sociedades. As sociedades anónimas surgiram e desenvolveram-se num ambiente
pouco favorável à confiança interindividual. A própria designação anónima constitui um
início de explicação. As pessoas aderiam convictas de que todos os intervenientes,
pretendendo lucros, não deixariam de agir nesse sentido. Apenas um aprofundamento
subsequente, com diversos sortilégios humanos, permitiria detetar situações onde a velha
lealdade poderia prestar serviços dogmáticos: por exigência do sistema. No campo das
sociedades, a lealdade toma diversas configurações. Analiticamente, podemos distinguir:
 A lealdade dos acionistas entre si: designadamente da maioria para com a minoria
mas, também, inversamente;
 A lealdade dos acionistas para com a sociedade;
 A lealdade dos administradores para com a sociedade;
 A lealdade dos administradores para com os acionistas.
A reforma de 2006 do CSC, particularmente quanto ao seu artigo 64.ºCSC, permite ainda
apontar outras lealdades. A sua consistência dogmática é mais do que discutível, até porque
a banalização da lealdade lhe vai tirar substância.

A jurisprudência e o apoio da doutrina: as diversas codificações comerciais


passaram em branco o tema da lealdade no âmbito das sociedades. A referência específica a
uma lealdade no campo societário surgiu, muito lentamente, na jurisprudência alemã. Num
primeiro momento, a jurisprudência veio optar pela total não-vinculação dos sócios, fora do
que a própria lei ou os estatutos determinassem. Paralelamente, a literatura era omissa quando
a um dever de lealdade, no âmbito societário. Apenas Hachenburg veio afirmar, em 1907,
que também o exercício do voto se deveria subordinar à boa fé. Os casos indicados, na sua

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globalidade, originaram uma pressão de fundo para, perante problemas manifestamente


carecidos de saídas jurídicas justas, fazer apelo aos valores fundamentais do sistema A essa
luz, não admira a penetração da referência à boa fé. Todavia e no que toca à lealdade, surgia
um problema: na falta de qualquer consagração legal, ela ocorria como um instrumento
pouco manejável. Procurar sedimentar soluções novas em conceitos desconhecidos é passo
que não se espera, por parte dos cuidadosos tribunais superiores. O hábito de decidir praeter
legem e em consonância com o sistema tinha, agora, de ser alavancado com a doutrina, de
modo a alcançar uma fórmula nova e adequada: a da lealdade. E de facto, na altura, ocorreram
diversas intervenções doutrinárias que permitiriam esse salto qualitativo. Eis a evolução:
 Em 1928, Pinner ainda considera que a introdução da boa fé no Direito das 45
sociedades anónimas seria fonte de incertezas;
 Mas nesse mesmo ano, Hachenburg, na linha de posições anteriores, afirma que o
voto não pode contrariar a interpretação de boa fé do contrato;
 Em 1929, Alfred Hueck, num estudo decisivo, sistematiza a jurisprudência do
Reichsgericht determinado três situações essenciais de contrariedade aos bons costumes,
por parte das deliberações:
o oposição ao objetivo em jogo;
o abuso da maioria; e
o uso da maioria simples, quando se exigiria a qualificada;
 Em 1929, Degen sublinhou a possibilidade de se estabelecerem relações específicas
entre os sócios, seja de sociedades por quotas, seja de sociedades anónimas; quando
isso sucedesse, teríamos relações de lealdade fonte, designadamente, de deveres de
informar, cuja violação poderia conduzir a uma responsabilidade aquiliana;
 Também em 1929, Netter, contraditando anteriores tendências doutrinárias,
manifesta-se no sentido de uma cláusula geral limitativa do direito de voto,
sublinhando a existência de um dever de lealdade a cargo do acionista;
 Em 1930, Homburger retoma essa mesma posição;
 em 1932, Hachenburg, sublinha a importância da boa fé no Direito das sociedades
anónimas;
 em 1934, Ritter apela para o leal tratamento entre os acionistas;
 Em 1935, Siebert aplaude a jurisprudência relativa à boa fé e à lealdade, nas
sociedades anónimas.
A situação jurídica podia ser considerada madura. Além disso, ela foi facilitada pelo
pensamento cominutário-pessoal, próprio do Direito do trabalho e que se procurou alargar
aos entes coletivos. Podemos antecipar que a lealdade representaria um ganho, permitindo
dogmatizar, nas relações específicas que se estabelecerem dentro do universo societário, as
exigências do sistema. Apenas décadas mais tarde seria possível o desenvolvimento jurídico-
científico suficiente para esse passo. Nesta fase, a defesa de uma ideia de lealdade pode, ainda,
ser aproximada das conceções que pretenderam arvorar a empresa a conceito nuclear do

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Direito comercial. Em especial, tem sido notada uma certa proximidade com a ideia da
empresa em si.

A evolução posterior a 1945: após 1945, assistiu-se a um claro abandonada doutrina


da lealdade, aplicada às sociedades comerciais. Uma certa contaminação com as
considerações comunitário-pessoais propugnadas pelo pensamento nacional-socialista, quer
para contrariar o liberalismo, quer o socialismo, a tanto conduziu. De resto essa mesma
contaminação provocou, em geral, um retrocesso na aplicação prática da empresa e, até, na
própria boa fé. Evidentemente: não há conceitos maus: mau poderá ser o uso que deles se
faça, sobretudo quando se perca a sindicância de uma Ciência do Direito coerente e dotada
46
de valores materiais. No campo jurisprudencial, o relatado estado de coisas levou a que
apenas cerca de trinta anos mais tarde, o Bundesgerichtshof retomasse as aplicações do seu
antecessor. Como veremos, neste período foi a doutrina que iniciou a retoma da lealdade,
De todo o modo, parece-nos importante antecipar esta jurisprudência: ela documenta a
efetiva formação periférica da lealdade. Esta vem a assentar numa plêiade de distintos
problemas que, em comum, têm a necessidade de uma intervenção, in casu, dos valores
básicos do sistema jurídico e, ainda, a presença de uma especial proximidade entre dois
sujeitos. Apesar da vaguidade (natural) da linguagem, não encontramos um dever genérico
de lealdade: antes situações relacionais concretas em que esta se manifesta. Temos e
conforme acima antecipámos:
 Lealdade entre acionistas individualmente tomados;
 Lealdade do gerente para com o sócio;
 Lealdade da maioria para com a minoria;
 Lealdade da minoria para com a sociedade.
Nenhum destes vetores pode ser generalizado, sob pena, seja de perder impacto, seja de
paralisar a vida da sociedade. Assinale-se ainda que a responsabilidade dos administradores
na base de deveres de lealdade veio a conhecer uma derivação própria autónoma, abaixo
referida. Na doutrina do pós-guerra relativa à lealdade no âmbito das sociedades comerciais,
no plano continental fundamentalmente alemão, podemos distinguir três grandes manchas:
 A dos estudiosos que prosseguiram na linha adiantada no período imediatamente
anterior ao colapso do III Reich, em 1945;
 A dos anotadores e críticos, relativamente aos grandes casos dos anos 70 e 80
retomadas nos anos 90;
 A dos dogmáticos da reconstrução do conceito, nos anos 2000 e ainda em curso.
O período anterior a 1945 fechou (neste domínio!) com chave de ouro:
1. A habilitação de Fechner sobre as ligações fiduciárias dos acionistas: a lealdade
nasceria diretamente do povo, sendo, depois, tratada pela Moral, pela Filosofia e pelo
Direito. Na base, ela está enraizada na consciência de cada um, dirigindo-se ao outro.
A lealdade dá firmeza às relações jurídicas: sem ela, a vida em comunidade nem seria
possível. Tudo isto teria aplicação no Direito das sociedades anónimas.

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2. Na retoma, avulta o pequeno mas rico princípio de Alfred Hueck sobre a ideia de
lealdade no Direito privado moderno: vem apoiar a lealdade na Ética; todavia, ela
alcançaria um significado no Mundo do Direito. Trata-se, depois, de ordenar as ideias
de boa fé, de bons costumes e de dever de lealdade. E propõe a seguinte pirâmide:
o O conceito mais geral é o de bons costumes: banham em geral, todo o
ordenamento, dando azo a responsabilidade aquiliana, quando violados com
dolo;
o A boa fé já é mais exigente e específica: pressupõe uma série de requisitos,
para se manifestar; 47
o O dever de lealdade surge ainda mais pesado e estrito: tem a ver com
uma especial ligação entre as pessoas; assim sucederia no contrato de trabalho.
O próprio Alfred Hueck questiona a hipótese de deveres de lealdade entre acionistas:
faltariam, aí, as relações pessoais entre os sócios. Ao contrário, nas sociedades em
nome coletivo onde, de toda a forma, de imporia a lealdade ao contrato.
Dos trabalhos de Hueck ressalta um ponto: o da necessidade de precisão de conceitos. A
lealdade não pode ser usada como algo de informe, suscetível de transmitir uma ideia
aprazível, mas sem conteúdo dogmático claro. Como evolução da literatura tradicional
podemos apontar uma certa funcionalização da lealdade. Por certo que, à partida, ela se
destinará a proteger as pessoas. Mas em que sentido?
3. Wieldemann sublinha o papel da lealdade na tutela das minorias, pelas razões
particulares e gerais que se conhecem;
4. Immenga recorda, além do conflito minoria/maioria, a separação entre a
propriedade e o domínio, subjacente as grandes anónimas e ao reforço dos deveres
requeridos para as necessárias composições.
Outros autores seguiam nestas vias. Tudo isto se insere no movimento geral da socialização
do Direito privado: empenhado, de modo assumido, em, sem perturbar o livre jogo
económico, proteger os fracos. Um especial avanço na literatura da lealdade foi o promovido
pelas decisões exemplares dos anos 70, 80 e 90 do século XX. Devemos aliás antecipar que
essa literatura não seguiu, apenas, a pista dogmática dos deveres de lealdade, antes se
alargando a áreas conexas da responsabilidade, aos grupos de sociedades e, até, à doutrina do
levantamento da personalidade coletiva. Toda esta matéria aponta, no seu conjunto, para a
necessidade de depurar o tema da lealdade: ele vai sobrepor-se com regimes técnico-jurídicos
mais precisos que se ligam à competência da assembleia geral, à responsabilidade dentro dos
grupos de sociedades e ao próprio levantamento da personalidade. Ora quando isso aconteça,
o dever de lealdade, como figura mais geral e, nessa medida, residencial, deve ceder em face
das realidade dogmáticas mais estritas. Finalmente, uma referência aos dogmáticos que têm
procurado uma reconstrução do conceito. Vamos reter dois:
5. Wiedemann: aponta, quanto aos deveres de lealdade, as suas breves aparições no
BGB e no HGB, bem como a impossibilidade de, com referência a eles, operar
qualquer subsunção. Posto isto, distingue três áreas de aplicação: a lealdade dos
sócios, a dos órgãos e a da maioria.

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6. Wellenhofer-Klein: sublinha a concretização do §242 BGB (boa fé) que eles


representam. Assentam, em especial:
o Numa relação duradoura;
o Que postula uma organização;
o Determinada entre as partes específicas.
Encontramos, aqui, as sementes da evolução subsequente e do seu apoio dogmático: a
lealdade traduz, por tradição, o papel da boa fé (do sistema jurídico) no domínio societário.
48
Campos de aplicação: participações sociais, competência da assembleia
e deveres dos administradores: na evolução de que demos nota, ficou claro que os
deveres de lealdade conheciam campos distintos de aplicação. Parece razoável supor que tais
campos originaram, por seu turno, conteúdos específicos diversos. Distinguimos três:
 A da lealdade exigível aos sócios, seja nas relações entre si, seja com referência à
própria sociedade;
 A da lealdade da sociedade para com os sócios;
 A da lealdade requerida aos próprios órgãos societários.
A lealdade exigível aos sócios inscreve-se no seu próprio status enquanto sócios. Tal status
exprime uma série de direitos e de deveres, ínsitos na ideia de participação social. Entre os
deveres em causa, incluem-se, precisamente, os da lealdade. Hoje, poderemos falar, neste
domínio, no exercício das posições sociais de acordo com a boa fé, seguindo-se as vias de
concretização deste instituto: tutela da confiança e primazia da materialidade subjacente.
Exemplos de deslealdade será o abuso no pedido de informações: contraria a materialidade
subjacente, isto é: os valores que levaram o legislador a conferir as inerentes pretensões.
Tudo isto pressupõe a construção da participação societária não como um direito subjetivo,
mas como uma posição variável (status) que envolve uma relação complexa, com deveres. A
lealdade da sociedade para com os sócios implica, tudo visto, um alargamento ex bona fide da
competência da assembleia geral e a adoção, nesta, de certas deliberações por maioria
qualificada. Também aqui as vias de concretização da boa fé são úteis. A matéria irradia,
ainda, para a área dos grupos de sociedades. Finalmente: a lealdade requerida aos próprios
órgãos societários tem a sua manifestação paradigmática nos deveres de lealdade dos
administradores (artigo 64.º, n.º1, alínea b) CSC). A base legal destas manifestações de
lealdade radicava, tradicionalmente, na boa fé. A sua especialização em grupos de casos cada
vez mais precisos leva a doutrina, muito simplesmente, a apelar para o Direito
consuetudinário. Como balanço, podemos, nestes últimos cem anos, apontar uma evolução:
oscilante, mas com um sentido geral claro. Num primeiro tempo, a lealdade relacionava
sócios entre si; depois, ocupou-se das relações maioria/minoria; finalmente, reportou-se aos
órgãos. As duas primeiras foram sendo absorvidas pela teoria das participações sociais e pela
doutrina da repartição de poderes intrassocietárias. Fica-nos, como especial área de reflexão,
a dos deveres dos órgãos e, em especial: dos administradores. Todas as três manifestações
de lealdade podem ser reconduzidas às exigências básicas do sistema. Através dela, os valores
fundamentais são assegurados nas diversas decisões concretas: donde a aproximação ao
principio geral da boa fé. Esta permite a dogmatização da ideia de sistema.

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Capítulo II – O Contrato de Sociedade

Secção I – Celebração, conteúdo e capital social

§8.º - Celebração, forma e natureza


49

Celebração; contrato, pacto social e estatutos: o contrato de sociedade é um


contrato nominado e típico: além de dispor de nomen iuris, ele vem regulado na lei civil –
artigo 980.º CC – e na lei comercial – artigo 7.º e seguintes CSC. A natureza verdadeiramente
contratual deste ato presta-se a dúvidas e discussões: matéria a enfrentar a propósito da sua
natureza. Adiantamos apenas que o Direito português insiste, tradicionalmente, na natureza
contratual da figura e isso mesmo quando contemporize com a sociedade de origem não
contratual. Recorde-se a inserção das sociedades entre os contratos em especial: quer nos
códigos civis, quer nos comerciais. As dúvidas sobre a natureza contratual da sociedade
tiveram um reflexo curioso no artigo 7.º, n.º2 CSC: o de fixar o número mínimo de partes
num contrato de sociedade… em dois, ressalvando a exigência legal específica de um número
superior ou a permissão de sociedades constituídas por uma só pessoa. Nessa altura, o
negócio será unilateral. O contrato de sociedade é, ainda, um negócio jurídico. De acordo
com o sistema adotado, verifica-se que se trata de um ato marcado pela liberdade de
celebração e pela liberdade de estipulação: as partes podem não só optar por celebrar, ou não,
o contato de sociedade como, fazendo-o, têm a liberdade de nele apor as cláusulas que
entenderem. De entre os elementos que estão na disponibilidade conta-se a escolha do tipo
societário. Efetuando-a, incorrem nos limites injuntivos que o enformem. Uma parcela
apreciável das regras legais relativas a sociedades tem natureza meramente supletiva: pode
ser afastada por vontade das partes. A prática mostra, todavia, contratos bastante
circunspetos, pelos quais as partes se limitam a consignar os elementos voluntários
necessários – denominação ou firma, sócios, capital social, partes sociais, sede e tipo – e uma
ou outra cláusula que considerem mais relevante. Tudo o resto cai no regime legal. O
contrato de sociedade não é considerado um negócio corrente. Assim, a sua celebração é, em
regra, precedida de negociações efetivas – salvo, naturalmente, quando a sociedade tenha
natureza unilateral. Sucede, porém, que a sociedade encobre, por vezes, uma mera ordenação
de interesses familiares, tendo, como partes, os cônjuges e os filhos menores. Quando isso
ocorra não haverá, em regra, negociações, já que os interesses não são contrapostos: antes se
adotará um figurino. Põe-se o problema da sociedade formada por adesão a cláusulas
contratuais gerais. Quando isso sucede, não haveria dúvidas ou dificuldades em fazer intervir
a lei sobre cláusulas contratuais gerais. Este trato de sociedade foi pré-formulado, isto é:
apresentado à subscrição de outrem, sem hipótese de alteração. Com todas as reservas que
esse esquema suscita, as cláusulas abusivas seriam expurgadas. Entre nós, o próprio Estado,
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 111/2005, 8 julho, apresenta modelos de estatutos de
sociedades, aos particulares interessados. Materialmente, trata-se de cláusulas contratuais
gerais. Um contrato de sociedade pode, ainda, ocorrer através de uma oferta ao público. A

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situação paradigmática é a da constituição de uma sociedade anónima com apelo à subscrição


pública e que vem regulada nos artigos 279.º a 283.º CSC e no artigo 168.º CVM. Prevê-se,
aí, todo um procedimento algo complexo, que irá desembocar numa assembleia constitutiva
(artigo 281.º CSC); apenas depois é formalizado o contrato de sociedade (artigo 283.º CSC).
Na sua configuração, o contrato de sociedade permite, muitas vezes, distinguir duas áreas: a
do contrato propriamente dito, na qual as partes se identificam, declinando elementos
comprovativos, estado civil, profissão e residência e manifestam a intenção de constituir uma
sociedade; e a do pacto social ou estatutos, nos quais as partes, normalmente em moldes
articulados, disciplinam a nova entidade. Quando se recorra a escritura pública, esta segunda
parte pode constar de documento anexo, dispensando-se a sua leitura. Tecnicamente, os 50
estatutos ou pacto social são parte integrante do contrato, embora possam apresentar
especialidades interpretativas, como a seu tempo sublinharemos. O Código das Sociedades
Comerciais fala, de modo predominante, em contrato de sociedade para designar os estatutos.
Trata-se de uma opção linguística destinada a melhor corporizar as opções contratualistas
dos seus autores.

As partes; cônjuges e menores: como referimos, a figura visualizada, em moldes


típicos, pelo legislador, foi a da sociedade instituída por contrato. Donde a referência, já
estranhada, do artigo 7.º, n.º2 CSC: tem de haver, pelo menos, duas partes. Quando as partes
estabeleçam, ab initio, uma posição ou participação social em regime de contitularidade, as
pessoas assim envolvidas valem apenas como uma única parte. Podem ser partes em
contratos de sociedade não apenas pessoas singulares mas, ainda, pessoas coletivas. É o que
resulta da lata capacidade de gozo que hoje é reconhecida às pessoas coletivas. O próprio
Estado pode ser parte em sociedades. Há mesmo sociedades que só podem exercer a sua
atividade através de outras sociedades cujas participações detenham: é o que sucede com as
sociedades gestoras de participações sociais (SGPS). Também as pessoas rudimentares
podem constituir sociedades, desde que estas, em função do objeto ou de outras
circunstâncias, se possam reconduzir à janela da personalidade que lhes seja reconhecida. O
problema da constituição de uma sociedade, particularmente comercial, entre cônjuges,
levantava clássicos problemas. Efetivamente, desde que os cônjuges constituíssem uma
sociedade para a qual contribuíssem com os seus bens, ficariam – ou poderiam ficar – em
causa, segundo o pensamento tradicional:
 O regime de bens estipulado para o casamento: as regras próprias desse regime
seriam substituídas pelas do funcionamento da sociedade;
 O então denominado poder marital: a cheia da família, assegurada pelo marido,
daria lugar aos esquemas de formação da vontade social, mais igualitários: logo
inadmissíveis;
 O sistema de responsabilidade dos bens dos cônjuges ou do casal, pelas
dívidas de cada um deles ou de ambos: esse sistema seria, naturalmente,
substituído pelo regime do tipo social adotado.
Procurando resolver as dúvidas que se levantaram, o artigo 8.º, n.º1 CSC veio dispor:
«É permitida a constituição de sociedades entre cônjuges, bem como a participação destes em
sociedades, desde que só um deles assuma responsabilidade ilimitada».

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Este preceito vem revogar o artigo 1714.º, n.º2 e 3 CC, ainda que seja possível compatibilizá-
lo com o princípio da imutabilidade das convenções antenupciais. Uma tomada de posição
definitiva cabe ao Direito Civil (da família). Todavia, as justificações para a proibição histórica
de sociedades entre cônjuges não se quedam pelas proposições clássicas acima anunciadas,
todas rebatíveis. Valem, antes, criptojustificações: a necessidade de manter o status de
incapacidade da mulher casada; a ideia de que repugna mesclar o Direito Comercial e relações
entre cônjuges; e a evidência de que uma sociedade entre cônjuges poderia não ser uma
verdadeira sociedade mas, antes uma sociedade unipessoal. Tudo isto vem a regredir, quer
na frente civil, quer na comercial. Mas em compensação, a imutabilidade das convenções
antenupciais, até ser suprimida em futura reforma, é Direito vigente e deve ser respeitada. 51
Isto dito: a constituição de uma sociedade entre cônjuges pode (ou não ) atingir a
imutabilidade das convenções antenupciais. Assim, se ambos os cônjuges entrarem para uma
sociedade com todos os seus bens, presentes e futuros, poderemos estar perante um esquema
destinado a postergar os regimes da separação, ou da comunhão de adquiridos. Porém, se
subscreverem pequenas quotas ou umas quantas ações, o problema nem se põe. Haverá, por
isso, que compatibilizar o artigo 8.º CSC com o artigo 1714.º, n.º1 CC, verificando, contrato
a contrato, se a imutabilidade das convenções é respeitada. Para além disso, a constituição de
sociedades entre cônjuges, assumindo ambos responsabilidade ilimitada, é proibida, nos
termos do transcrito artigo 8.º CSC. É um resíduo histórico, tanto mais que, na prática
comercial e societária, qualquer operação bancária módica exige, como rotina, garantias dadas
por ambos os cônjuges. De todo o modo, a restrição do artigo 8.º CSC deve aplicar-se,
também, às sociedades civis puras: e não a proibição (considerada) absoluta do Código Civil,
na base de um princípio de diferenciação entre sociedades civis e comerciais que não tem,
hoje, já consistência. Mercê de um regime de bens, pode acontecer que uma participação
social seja comum a ambos os cônjuges. Nessa altura, por força do artigo 8.º, n.º2 CSC e nas
relações com a sociedade, será considerado sócio aquele que tenha celebrado o contrato de
sociedade ou, sendo a participação adquirida posteriormente, aquele por quem a participação
tenha vindo ao casal. O n.º3 do mesmo preceito ressalva a administração do cônjuge do sócio
que se encontrar impossibilitado e os direitos mortis causa. Os menores podem ser partes em
contratos de sociedade. E poderão fazê-lo pessoal e livremente sempre que a sociedade em
vista esteja ao seu alcance, perante o artigo 127.º CC. De facto, não é viável, a priori, excluir
do campo dos atos facultados pessoal e livremente ao menor, a celebração de uma sociedade.
Fora isso, os menores poderão celebrar contratos de sociedade, através dos pais, como
representantes legais. Será, todavia, necessária a autorização do tribunal para entrarem nas
sociedades em nome coletivo ou e comandita simples ou por ações: artigo 1889.º, n.º1, alínea
d) CC. O óbice reside, aí, nos riscos derivados da ilimitação da responsabilidade. Tratando-
se de menor sob tutela, a entrada em qualquer sociedade deve ser autorizada, visto o disposto
no artigo 1938.º, n.º1, alíneas a), b) e d) CC. Este regime é aplicável, com as necessárias
adaptações, ao interdito: artigos 139.º e 144.º CC. Quanto ao inabilitado, tudo depende da
competente sentença: artigo 153.º, n.º1 CC.

Forma: o contrato de sociedade comercial é um contrato formal – artigo 7.º, n.º1 CSC.
Requer forma escrita com reconhecimento presencial das assinaturas dos subscritores, salvo
se forma mais solene for exigida para a transmissão dos bens com que os sócios entram para
a sociedade. Acrescenta, ainda, a parte final do artigo 7.º,n.º1 CSC, «sem prejuízo de lei especial»:
um acrescento inútil, uma vez que qualquer preceito cede perante lei especial. Se

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percorrermos os contratos próprios das sociedades comerciais, deparamos com as exigências


de forma seguintes:
 Acordos parassociais: o artigo 17.º CSC não contém qualquer exigência de forma; em
regra, são celebrados por escrito;
 A aquisição de bens a acionistas por sociedades anónimas ou em comandita por ações
deve ser reduzida a escrito (artigo 29.º, n.º4 CSC);
 A alteração do contrato de sociedade deve ser reduzida a escrito (artigo 85.º, n.º3
CSC); o aumento de capital e outras alterações (artigos 88.º e 93.º, n.º1, 274.º, 370.º,
52
n.º1 e 456.º, n.º5 CSC) devem, também, ser objeto de declaração escrita;
 A fusão de sociedades segue a forma exigida para a transmissão dos bens das
sociedades incorporadas ou, no caso de constituição de nova sociedade (artigo 106.º
CSC) numa regra aplicável à cisão (artigo 120.º CSC);
 A dissolução da sociedade não depende de forma especial, quando tenha sido
deliberada em assembleia geral (artigo 145.º, n.º1 CSC);
 O contrato de subordinação exige forma escrita (artigo 498.º CSC).
No tocante aos diversos contratos de sociedade, não são retomados os requisitos de forma,
dado o alcance geral do artigo 7.º, n.º1 CSC; apenas são referidos aspetos atinentes ao
conteúdo dos contratos: artigos 176.º, 199.º, 272.º e 466.º CSC, relativos, respetivamente, a
sociedades em nome coletivo, por quotas, anónimas e em comandita. No domínio da
transmissão de partes sociais, a lei exige forma escrita:
 Para a transferência das partes de um sócio de sociedade em nome coletivo (artigo
182.º, n.º2 CSC);
 Para a transferência de quotas (artigo 228.º, n.º1 CSC).
A transformação de uma sociedade por quotas em sociedade unipessoal exige documento
particular quando, da sociedade, não façam parte bens cuja transmissão exija essa forma
solene (artigo 270.º-A, n.º3 CSC). Uma regra similar funciona para a constituição originária
de uma sociedade unipessoal: tem aplicação o artigo 7.º, n.º1 CSC. O contrato de suprimento
não está sujeito a qualquer forma, o mesmo sucedendo com outros negócios de adiantamento
de fundos pelo sócio à sociedade ou com convenções de diferimento de créditos de sócios
(artigo 243.º, n.º6 CSC). Tratando-se de negócio entre o sócio único e a sociedade unipessoal,
deve ser observada a forma escrita, quando outra não esteja prescrita para o negócio em jogo
(artigo 270.º-F, n.º2 CSC).

Natureza: de acordo com diversa doutrina, não seria seguro que o denominado contrato
de sociedade surja, efetivamente, como um contrato. No contrato de sociedade: as diversas
declarações de vontade são idênticas e confluentes. Além disso, nos contratos comuns, os
efeitos produzem-se, como é de esperar, nas esferas jurídicas dos intervenientes. De modo
diverso: no contrato de sociedade, surge uma nova e terceira entidade: a própria sociedade
constituída. E para completar: o atual Direito das sociedades, nos diversos países, admite a
constituição de sociedades por ato unilateral. Tudo isto obrigaria a uma evidência: o ato
constitutivo da sociedade teria uma natureza específica, não-contratual. Como contraprova:

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ao contrário do que sucederia em qualquer contrato comum, em que o número de partes é


decisivo e depende do figurino visualizado, na sociedade isso seria secundário: poderia,
mesmo, cair para a unidade, como ocorre nas sociedades unipessoais. A questão foi-se pondo
nos diversos países, em termos não totalmente coincidentes. Na Alemanha,
1. Otto Von Gierke, analisando o tema da sua constituição, conclui que tinham na
origem um ato constitutivo sócio-jurídico: se todos os negócios são declarações de vontade,
nem todas as declarações de vontade são negócios, com exemplo no ato constitutivo
de uma associação. Acrescentando,
«porém esta atuação constitutiva não é um contrato, mas antes um ato conjunto 53
unilateral que não tem paralelo no Direito individual».
Foi adotada, na época, por outros autores, sendo conhecida como teoria da norma.
2. Contrapôs-se, a esta orientação, Von Thur com a teoria do contrato: preconizava-se
uma ideia lata de contrato, como o simples encontro de vontades ou negócio
plurilateral: o que ocorreria na constituição das pessoas coletivas. A opção contratual
justifica-se, apenas, pela presença de mais uma pessoa e, portanto, pela necessidade
de encontrar, eventualmente por negociações, vontades coincidentes. Joga-se, porém,
um contrato específico: um contrato organizatório – também se diz ato organizatório.
Nas próprias associações tem-se vindo a defender a teoria do contrato, ainda que
modificada: constituída a associação e adquirida a personalidade, as declarações
fundir-se-iam na regulação comum, Por vezes, o contrato é, aí, posto em causa,
embora se admita nas sociedades. Com regras próprias de interpretação, o contrato
organizatório, quando admitido, distingue-se claramente dos contratos comuns. A
redução negocial e, mesmo, contratual, visa explicitar a liberdade que preside à
constituição de pessoas coletivas.
As divergências quanto à natureza do ato constitutivo de sociedades também ocorreram em
Portugal. Embora não indicando fontes doutrinárias,
1. Guilherme Moreira veio tecer as seguintes considerações:
«Nos contractos há sempre pessoas determinadas que por elles ficam adstrictas a certas
prestações e cujas vontades, manifestando-se em direcções oppostas, se encontram,
formando-se um vínculo jurídico em virtude desse acordo. Quando todas as vontades
se manifestam na mesma direção, não se formando um vinculo jurídico entre as pessoas
que manifestam essa vontade, não haverá contracto, porque essas pessoas não se
sujeitam, nas relações entre si, a uma obrigação; não haverá contracto sempre que,
dada uma declaração de vontade pela qual se constitua uma obrigação para com
qualquer pessoa, o direito desta não tenha a sua causa numa manifestação da sua
vontade que coopere junctamente com a declaração da vontade de quem sem constitue
nessa obrigação. Nestes casos haverá um negócio jurídico unilateral e não bilateral».
Guilherme Moreira dá depois, como exemplo, precisamente a constituição de uma
sociedade anónima.
2. Contra pronuncia-se José Tavares. o conceito moderno de contrato abrange o ato
coletivo, o Gesamtakt e a união ou Vereinbarung.

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3. Ferrer Correia, vem defender a natureza contratual da constituição de sociedades.


Explica, designadamente, que as declarações que integram o contrato de sociedade
não são meramente paralelas, tendentes à formação do novo ente, uma vez que
produz, também, relações entre as partes celebrantes.
4. Fernando Olavo acolhe e reforça esta ideia: aquando da celebração de um contrato
de sociedade, as partes podem ter interesses contrapostos: estaremos, perfeitamente
na figura do contrato. A partir daí, podemos considerar que o contratualismo ficou
definitivamente radicado nas duas grandes escolas jurídicas do País: Coimbra e
Lisboa.
54
5. Menezes Cordeiro: a atual tendência de trabalhar com um conceito amplo de
contrato, capaz de abranger todos os atos plurilaterais, tem levado à rejeição da
doutrina do ato conjunto de Von Gierke ou do negócio jurídico unilateral, de
Guilherme Moreira. A orientação em causa teve, de resto, o cuidado de afeiçoar a lei:
o Código das Sociedades Comerciais refere, de modo contínuo, contrato. Tal
orientação, convertida quase em doutrina oficial, não deve conduzir a uma perda de
capacidade analítica. Ponto assente: a natureza negocial da constituição de uma
sociedade. Este aspeto é importante porque, além de acentuar as liberdades de
celebração e de estipulação aqui presentes, traduz, ab initio, a colocação das sociedades
na área do Direito privado e da livre iniciativa económica e social. Para além disso,
porém, o contrato de sociedade tem especificidades: não é um contrato comum.
a. Desde logo, ele é dispensável. A sociedade pode constituir-se por ato
unilateral, no sentido clássico de ter um único declarante. É o que sucede nas
hoje pacíficas sociedades inicialmente unipessoais: artigos 270.º-A, n.º1 e
488.º, n.º1 CSC como exemplos. Além disso, pode resultar da dinâmica de
uma sociedade preexistente: o caso da cisão será um bom exemplo.
b. De seguida, o regime do contrato de sociedade não coincide com o dos
contratos comuns. A invalidade resultante de vício da vontade ou de usura,
por exemplo – e independentemente do registo – não é oponível erga omnes
mas, apenas, aos demais sócios (artigo 41.º, n.º2, 2.ª parte CSC). Outras
invalidades são sanáveis por (meras) deliberações maioritárias (artigos 42.º,
n.º2 e 43.º, n.º2 CSC: solução contratualmente inexplicável). À reflexão: a
presença de uma concreta vontade, na conclusão de um contrato de
sociedade, tem a virtualidade de fazer passar o seu autor a sócio; não a de
fazer surgir a própria sociedade em si. E quem adquira uma participação
social não se torna, propriamente, parte no primitivo contrato de sociedade.
c. Finalmente: um pacto social não regula, simplesmente, um delimitado círculo
de interesses entre as partes que o concluam; ele antes fixa – ou pode fixar –
um quadro normativo capaz de regular múltiplas situações subsequentes.
Poderíamos sucumbir à solução do negócio unilateral, de Guilherme Moreira.
Irrealismo: na sua configuração mais natural e típica, a sociedade traduz um encontro
de várias vontades que se põem de acordo para concretizar um projeto comum.
Trata-se, necessariamente, de um contrato. Sendo um contrato, nada impede que, aí,
se abra uma especial categoria para o acolher. Na sociedade não há prestações

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recíprocas: antes uma atuação conjunta ou confluente, com uma estruturação


normativa para futuras ações. A doutrina atual fala num contrato de colaboração ou
de organização. Podemos aceitar esses qualificativos.

Constituição por negócio não contratual: o Código das Sociedades Comerciais


prefigura o contrato como o esquema normal de constituição das sociedades, numa valoração
básica tomada pelo Código Civil. Ele próprio previa, contudo, outros modos de constituição
de sociedades. Assim:
 A constituição por fusão, cisão ou transformação (artigos 7.º, n.º4 e 97.º e seguintes
CSC); 55
 A constituição de sociedade anónima com apelo a subscrição pública (artigo 279.º e
seguintes CSC);
 A constituição originária de sociedade unipessoal por quotas (artigo 270.º-A, n.º1
CSC);
 A constituição originária de sociedades anónimas (artigo 488.º, n.º1 CSC).
No caso de fusão, cisão ou transformação há, de facto, uma constituição derivada uma vez
que a(s) nova(s) sociedade(s) resulta(m), de facto, de transformação da(s) anterior(es). O
motor da constituição é, aqui, desempenhado por uma ou mais deliberações sociais.
Esclareça-se que, na hipótese de fusão, não há propriamente um contrato entre as
administrações das sociedades preexistentes: estas limitam-se a executar o que fora
deliberado pelas assembleias gerais das sociedades envolvidas, não tendo liberdade de
celebração (nem de estipulação). Por isso, as regras que se aplicam à fusão são as previstas
para esse instituto e não as da contratação. Na hipótese de constituição de sociedade anónima
com apelo a subscrição pública, a constituição deriva de contrato celebrado por dois
promotores e pelos subscritores que entrem com bens diferentes do dinheiro (artigo 283.º,
n.º1 CSC) precedendo uma especial deliberação da assembleia constitutiva (artigo 281.º, n.º7,
alínea a) CSC). Não há, propriamente, um contrato. De todo o modo, quer neste caso, quer
no da constituição derivada, deparamos com atos marcados pela liberdade de celebração e
pela liberdade de estipulação. Tecnicamente, surgem negócios unilaterais, ainda que de
estrutura deliberativa. Temos, depois, os casos de constituição originaria de sociedades
unipessoais: seja por quotas (artigo 270.º-A, n.º1 CSC) seja anónimas (artigo 488.º, n.º1 CSC).
Em ambos os casos deparamos com claros negócios unilaterais.

Constituição por diploma legal e por decisão judicial: encontramos sociedades


constituídas por Decreto-Lei do Governo, a que podemos acrescentar as hipóteses de Lei da
Assembleia da República ou de diploma regional. Encontramos, ainda, a hipótese de
constituição de sociedades por decisão judicial. Ela pode ocorrer no domínio de planos de
insolvência, adotados nos termos dos artigos 209.º e seguintes CRIE, com homologação pelo
juiz. Às sociedades instituídas por diploma legal ou por decisão judicial passa a aplicar-se,
uma vez constituídas, o regime comum das sociedades. E, designadamente: poderão os seus
estatutos ser modificados por deliberação a tanto dirigida, da assembleia geral e que observe
os requisitos estabelecidos para esse tipo de ocorrência. No caso de diploma legal pode haver
restrições, designadamente quanto à live circulação das ações.

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§9.º - O conteúdo

Elementos gerais: em rigor, o conteúdo de um contrato traduz a regulação jurídica por


ele introduzida, no âmbito delimitado pelas partes. Nas sociedades comerciais, a locução
abrange ainda elementos que, não sendo em si regulativos, se tornam essenciais para
depreender o regime fixado pelo contrato. O Código das Sociedades Comerciais fala, a tal
propósito, em elementos. Segundo o artigo 9.º:
«1. Do contrato de qualquer tipo de sociedade devem cotar: 56
«a) Os nomes ou firmas de todos os sócios fundadores e os outros dados de identificação destes;
«b) O tipo de sociedade;
«c) A firma da sociedade;
«d) O objeto da sociedade;
«e) A sede da sociedade;
«f) O capital social, salvo nas sociedades em nome coletivo em que todos os sócios contribuam
apenas com a sua indústria;
«g) A quota de capital e a natureza da entrada de cada sócio, bem como os pagamentos
efetuados por conta de cada quota;
«h) Consistindo a entrada em bens diferentes de dinheiro, a descrição destes e a especificação
dos respetivos valores;
«i) Quando o exercícioo anual for diferente do ano civil, a data do respetivo encerramento, a
qual deve coincidir com o último dia de um mês de calendário, sem prejuízo do previsto no
artigo 7.º do Código do Imposto sobreo Rendimento das Pessoas Coletivas».
Diversos preceitos complementam o conteúdo do contrato, a propósito dos vários tipos
sociais: artigos 176.º, quanto às sociedades em nome coletivo, 199.º, quanto às sociedades
por quotas, 272.º, quanto às sociedades anónimas e 446.º, quanto às sociedades em
comandita. O artigo 9.º contém elementos necessários: a sua eventual ausência conduziria à
invalidade do contrato, nos termos do artigo 42.º, n.º1 CSC, que especifica:
 A falta do mínimo de dois sócios fundadores, salvo quando a lei permita a
constituição unipessoal;
 A falta de menção da firma, da sede, do objeto ou do capital da sociedade, bem como
do valor da entrada de algum sócio ou de prestações por conta desta.
O artigo 42.º, n.º2 CSC distingue, destes vícios, os sanáveis por deliberação dos sócios,
tomada nos termos prescritos para a alteração do contrato: a falta de firma, de sede ou do
valor da entrada de algum sócio ou de prestação realizadas por conta desta. A contrario, a falta
do objeto ou do capital seriam insuscetíveis de sanação. Apesar do silêncio da lei, a não
indicação do tipo de sociedade, quando insuprível com recurso a elementos contratuais, deve
ser considerada, também, insanável: todo o processo de constituição teria de ser retomado

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desde o início. Os elementos em causa poderão constar implícita ou explicitamente do


contrato, nos termos gerais. Pensamos, todavia, que deverão surgir com suficiente clareza,
mesmo perante terceiros. A tal propósito, pergunta-se se não seria aplicável, ao contrato de
sociedade, o dispositivo do artigo 238.º CC, designadamente quando admite que, de negócios
formais, possa resultar um sentido que não tenha um mínimo de correspondência no texto
do respetivo documento. A resposta é negativa: no contrato de sociedade, caímos
precisamente no final do artigo 238.º, n.º2 CSC: as razões determinantes da forma do negócio
opõem-se a essa validade.

A interpretação e a integração do contrato: o contrato de sociedade coloca


57
questões próprias e, de certo modo, autónomas, de interpretação. De facto e logo à partida
verifica-se que a sociedade não pode ser considerada como um contrato comum. Ele não é
eficaz inter partes ou apenas inter partes: originando, pelo registo, um ente coletivo
personalizado, ele vem produzir efeitos erga omnes. Designadamente:
 Efeitos perante os novos sócios;
 Efeitos perante terceiros estranhos;
 Efeitos perante os credores da sociedade.
Se o contrato de sociedade fosse interpretado segundo as regras negociais comuns, poderia
haver que dar primazia à vontade real das partes, previstas no artigo 236.º, n.º2 CC, com a
daí resultante irrelevância da falsa demonstrativo. Mais: sendo formal, o contrato de sociedade
poderia, nas condições do artigo 238.º, n.º2 CC, dar lugar a um sentido sem o mínimo de
correspondência com o seu texto. E também a integração procuraria, segundo o artigo 239.º
CC, uma vontade hipotética de partes, que poderiam já nada ter a ver com a sociedade em
que se pusesse o problema. As tais regras comuns poderiam conduzir a que um terceiro,
tendo contactado com uma sociedade, deparasse, quanto aos estatutos, com um sentido de
todo inexcogitável. Este simples enunciado de problemas mostra logo que o contrato de
sociedade, porquanto incluindo os estatutos, não pode ser interpretado como um contrato
comum. O Código das Sociedades Comerciais utiliza uma linguagem contratual quase
absoluta. Todavia, no contexto do contrato de sociedade – que engloba, na linguagem geral
do Código, os estatutos, isso não é possível. As regras de interpretação negocial vertidas nos
artigos 236.º CC, pressupõem, fundamentalmente, um diálogo negocial a dois. Locuções
como declaratário real, comportamento do declarante, vontade real (artigo 236.º CC) e
vontade real das partes (artigo 238.º, n.º2 CC) compreendem-se num mundo bidimensional:
seriam impraticáveis em contratos plurilaterais, em que, provavelmente, cada declarante
pensou em algo diverso. Além disso, regras como a do equilíbrio das prestações (artigo 237.º
CC) têm a ver com contratos cumulativos. Logo à partida, todas estas regras surgem
impraticáveis em contratos de organização, como sucede com o de sociedade. A isso
acrescentam de a sociedade, ao criar um novo sujeito de direitos, ser de modo efetivo um
contrato oponível erga omnes. Ora o terceiro que contrate com a sociedade não pode ser
confrontado com sentidos que só a declarantes e declaratários digam respeito. O mesmo se
diga perante o facto de, particularmente nas sociedades de capitais, as participações sociais
poderem circular. Também o adquirente dessas posições não deve ser confrontado com
realidades que, de todo, se lhe não reportem. Tanto basta para que se possa proclamar: a
interpretação dos pactos sociais é fundamentalmente objetiva, devendo seguir o prescrito
para a interpretação da lei (artigo 9.º CC, com as inevitáveis adaptações). Também a

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integração deverá seguir o prescrito no artigo 10.º CC, em vez de apelar a uma vontade
hipotética das partes (quais?). Quando as partes preparam os estatutos de uma sociedade,
elas têm a perfeita consciência de escrever para o futuro e, não, uma para a outra. Mesmo o
modo impessoal por que tais estatutos são redigidos implica, na raiz, uma intenção legiferante.
Assim sucede nas próprias sociedades de pessoas e no que tange a todas as cláusulas inseridas
nos contratos. Mantemos, pois, a natureza objetiva, de tipo legal, das interpretação e
integração do contrato de sociedade: que não haja receio em assumir as especificidades
próprias do Direito das sociedades. Apenas cumpre fazer duas cedências aos princípios gerais
de interpretação e de integração, acima enunciados:
 O da presença de claúsulas extrassocietárias: corresponde a um último reduto das 58
pretensas cláusulas meramente obrigacionais. Sustentamos que estas devem ter o
mesmo tratamento do das organizacionais. Todavia, pode suceder que, num contrato
de sociedade, haja sido inserida, ao abrigo da liberdade contratual (artigo 405.º, n.º1
CC), alguma cláusula que, com o contrato de sociedade nada tenha a ver. Nessa altura,
ela seguiria os cânones interpretativos negociais comuns.
 O da proibição de venire contra factum proprium: deriva da boa fé. In concreto não pode
uma parte adotar uma atuação societária assente numa (pretensa) interpretação
subjetiva do pacto, convencer outrem da excelência da conduta e, depois, prevalecer-
se da interpretação objetiva. A proibição de comportamentos contraditórios obrigaria,
no limite, o responsável a indemnizar os danos assim causados. Uma orientação
paralela deverá, como vimos, prevalecer no tocante à integração de lacunas. O artigo
239.º CC, faz apelo à vontade hipotética das partes. Ora o contrato de sociedade,
uma vez instituído o novo ente coletivo, liberta-se dos seus celebrantes iniciais. Além
disso, é oponível a terceiros, os quais devem poder prever as linhas de integração de
lacunas. Jogam, em suma, todas as razões que, quanto à própria interpretação,
recomendam soluções de tipo objetivo.
Tanto basta para abandonar uma integração de tipo subjetivo. Perante a lacuna estatutária,
queda recorrer à lei das sociedades comerciais; na falta desta, caberá seguir as vias subsidiárias
do artigo 2.º CSC e, no limite, as regras do artigo 10.º CC.

A firma: o artigo 10.º CSC contém diversas regras relativas à firma das sociedades
comerciais. Trata-se de matéria que pertence ao Direito Comercial e que, aqui, apenas será
aludida. Quanto às denominações das sociedades civis puras, haverá que recorrer ao RNPC,
como vimos. A firma da sociedade pode ser constituída, consoante se alcança do artigo 10.º,
nº.2 e 3 CSC:
 Por nomes ou firmas de algum ou alguns sócios (firmas pessoais ou subjetivas);
 Por denominação particular, quando seja composta por designações materiais,
atinentes à atividade social (firmas materiais ou objetivas) ou por designações de
fantasia (firma de fantasia);
 Por denominação particular e nome ou firma (ou nomes ou firmas), simultaneamente
(firmas mistas).

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Temos a seguinte diferenciação:


 A firma pessoal deve ser completamente distinta das que já se acharem registadas;
 A firma material, a de fantasia e a mista não podem ser idênticas à firma registada ou
por tal forma semelhante que possa induzir em erro; deve, ainda dar a conhecer
quanto possível o objeto da sociedade.
Parece haver uma graduação. De acordo com as regras gerais do Direito Comercial, a firma
obedece aos seguintes princípios:
 Autonomia privada: a escolha da firma compete aos interessados, ainda que com os 59
limites do artigo 32.º, n.º4, alíneas a), b), c) e d) RNPC;
 Obrigatoriedade e normalização: os comerciantes devem adotar certa firma a qual
deve ter expressão verbal, suscetível de comunicação oral e escrita, em carateres
latinos; além disso, quando tenha significado, deve ser expressa em língua portuguesa
correta;
 Verdade e exclusividade: quando tenha significado, deve retratar a realidade a que se
reporte ou, pelo menos: não deve induzir em erro; além disso, dever ser própria do
ente a que se refira;
 Estabilidade: a firma não muda com a alteração dos titulares do estabelecimento;
 Novidade: a firma deve ser distinta de outras já registadas ou notoriamente
conhecidas.
Estes princípios, constantes dos artigos 32.º e seguintes RNPC devem aplicar-se às
sociedades comerciais, cumulativamente com as regras do artigo 10.º CSC. Com efeito, este
último diploma rege, em substância, a matéria das firmas das sociedades comerciais. Os
respetivos contratos de sociedade não podem, todavia, ser celebrados sem fazer referência à
emissão do certificado de admissibilidade da firma, através da indicação do respetivo número
e data de emissão (artigo 54.º, n.º1 RNPC). Tal certificado dependerá, naturalmente, da
verificação dos pressupostos do próprio RNPC. De todo o modo: embora os requisitos
derivados dos dois diplomas tenham formulações diversas, há, entre eles, uma área de
coincidência. Embora o Código não o diga, não oferece dúvidas o predomínio da autonomia
privada, no campo da firma das sociedades comerciais. Cabe às partes no contrato – ou ao
interveniente único, quando não haja contrato – escolher a firma. Essa autonomia privada é
limitada por lei, pela moral e pelos bons costumes: tal a formulação do artigo 10.º, n.º5, alínea
c) CSC, aquém da do artigo 32.º, n.º4, alíneas a), b), c) e d) RNPC. A obrigatoriedade e a
normalização estão, ainda, presentes: basta ver que o artigo 9.º, n.º1, alínea c) CSC, prevê a
firma como elemento necessário de qualquer contrato de sociedade; a normalização
decorrerá da natureza das coisas. O princípio da verdade vem largamente consignado no
artigo 10.º, n.º5, alínea a) CSC, que veda expressões que possam induzir em erro quanto à
caracterização jurídica da sociedade e no artigo 10.º, n.º5, alínea b) CSC, que proíbe as que
surgiram, de forma enganadora, uma capacidade técnica ou financeira ou um âmbito de
atuação manifestamente desproporcionados, relativamente aos meios disponíveis. O
princípio da exclusividade, com o da novidade, ressalta do artigo 10.º, nº2 e 3 CSC. O n.º4
do mesmo artigo não permite, porém, a apropriação de vocábulos de uso corrente e dos
topónimos, bem como de qualquer indicação de proveniência geográfica: todos esses

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elementos não são considerados de uso exclusivo. Por fim, o princípio da estabilidade vem
a ser assegurado por todos os esquemas que se reportam ao RNPC e, ainda, às cautelas postas,
por lei, na alteração dos estatutos. A firma deve exprimir o tipo de sociedade em causa.
Nas sociedades em nome coletivo, ela deve contar (artigo 177.º, n.º1 CSC):
 Ou os nomes de todos os sócios;
 Ou o nome de um deles, com o aditamento, abreviado ou por extenso, e Companhia
ou qualquer outro que indique a existência de outros sócios; p. ex.: e associados.
O papel da firma é tão importante que, se alguém que não for sócio, incluir o seu nome na 60
firma, ficará responsável pelas dívidas, nos termos do artigo 175.º: 177.º, n.º2, ambos CSC.
Como se vê, nas sociedades em nome coletivo, apenas se admitem firmas pessoais ou
subjetivas, o que vai ao encontro desse tipo social.
Nas sociedades por quotas, a firma deve ser formulada, com ou sem sigla:
 Ou pelo nome ou firma de todos, algum ou alguns dos sócios;
 Ou por uma denominação particular;
 Ou por ambos.
concluindo, em qualquer dos casos, pela palavra Limitada ou pela abreviatura Lda. Admitem-
se, pois, firmas pessoais, firmas objetivas, firmas de fantasia ou firmas mistas. A propósito
das firmas das sociedades por quotas, o legislador reforça o princípio da verdade (artigo 200.º,
n.º1 e 2 CSC):
 Na firma não podem ser incluídas ou mantidas expressões indicativas de um objeto
social que não esteja especificamente previsto na respetiva cláusula do contrato de
sociedade;
 Alterando-se o objeto social e deixando-se de incluir a atividade especificada na firma,
a escritura de alteração não pode ser outorgada sem simultânea modificação da
mesma firma.
Em rigor e perante o artigo 10.º CSC a primeira exigência seria dispensável. A segunda tem
utilidade, uma vez que faz prevalecer o princípio da verdade sobre o da estabilidade. Porém,
a eficácia destes preceitos não é significativa. Nas sociedades por quotas unipessoais, a firma
deve ser formada pela expressão sociedade unipessoal ou pela palavra unipessoal antes da palavra
Limitada ou da abreviatura Lda (artigo 270.º-B CSC). Em tudo o mais terão aplicação das
regras atinentes às sociedades por quotas propriamente ditas (artigo 270.º-G CSC).
As regras relativas à firma das sociedades anónimas (artigo 275.º CSC) retranscrevem,
praticamente à letra, o disposto no artigo 200.º CSC para as sociedades por quotas. Apenas
com a diferença: em vez de Limitada ou Lda terá de surgir, agora, sociedade anónima ou S.A.
Perante o Direito em vigor, as sociedades anónimas poderão dispor de firmas pessoais, de
firmas materiais, de firmas de fantasia e de firmas mistas.
Quanto às sociedades em comandita, devem as respetivas firmas ser formadas, pelo menos,
pelo nome ou firma de um dos sócios comanditados, aditado pela expressão em Comandita ou
&Comandita ou – sendo uma comandita por ações –, em Comandita por Ações & Comandita por

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Ações (artigo 467.º, n.º1 CSC). O nome dos sócios comanditários não pode surgir na firma;
se isso suceder, esse sócio passa a ser responsável, perante terceiros e pelos negócios em que
figure a firma em causa, nos termos impostos aos sócios comanditados. O mesmo, de resto,
sucede a terceiros que facultem o seu nome para a firma (artigo 467.º, n.º2 a 5 CSC.

Objeto; a aquisição de participações: como vimos, o objeto da sociedade (ou


objeto mediato, para quem queira chamar objeto ao conteúdo) é constituído pelas atividades
a desenvolver pelo ente coletivo. O artigo 11.º CSC tem diversas regras a tanto respeitantes.
O objeto da sociedade deve constar de indicação corretamente redigida em língua portuguesa.
A contrario, poder-se-ia inferir daqui que os outros elementos do conteúdo do contrato de
61
sociedade não teriam de preencher esses requisitos. Não é assim. O contrato de sociedade
deve ser celebrado por escrito, com reconhecimento presencial das assinaturas – artigo 7.º,
n.º1 CSC. O reconhecimento não pode ser exarado num texto incompreensível: pressupõe-
se, naturalmente, que deve estar em português correto. De todo o modo, o artigo 11.º, n.º1
CSC só merece aplauso, mesmo quando dispensável. Como objeto devem ser indicadas as
atividades que os sócios se proponham para a sociedade (artigo 11.º n.º2 CSC). A lei permite
que o contrato indique uma série de atividades não efetivas; segundo o n.º3, compete depois
aos sócios, de entre as atividades elencadas no objeto social, escolher aquela ou aquelas que
a sociedade efetivamente exercerá, bem como deliberar sobre a suspensão ou a cessação de
uma atividade que venha sendo exercida (n.º3). A prática vai, assim, no sentido de alongar o
objeto da sociedade com toda uma série de hipóteses de atuação. Questão controversa era a
da aquisição, pela sociedade, de participações sociais noutras sociedades, a qual teria de ser
facultada pelo pacto social. O problema surgia particularmente cadente no tocante a
participações em sociedades de responsabilidade ilimitada; tais participações poderiam pôr
em causa o regime de responsabilidade próprio da sociedade participante. Resolvendo
dúvidas, o artigo 11.º, n.º4 a 6.º CSC, veio dispor:
 A aquisição de participações em sociedades de responsabilidade limitada cujo objeto
seja igual àquele que a sociedade está exercendo – entenda-se: efetivamente – não
depende de autorização no contrato de sociedade nem de deliberação dos sócios,
salvo cláusula em contrário;
 A aquisição de participações em sociedade de responsabilidade ilimitada pode ser
autorizada livre ou condicionalmente, pelo contrato social;
 De igual modo, tal autorização pode reportar-se à aquisição de participações em
sociedades com objeto diferente do efetivamente exercido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
Finalmente, o artigo 11.º, n.º6 CSC permite que a gestão de uma carteira de títulos
pertencente à sociedade possa constituir o objeto dela. O objeto da sociedade tem, assim, a
ver primordialmente com o funcionamento da própria sociedade e com a responsabilidade
dos titulares dos seus órgãos.

A sede e as formas locais de representação: sede é um dos elementos essenciais


do contrato de sociedade (artigo 9.º, n.º1, alínea e) CSC). Segundo o artigo 12.º, n.º1 CSC, a
sede da sociedade deve ser estabelecida em local concretamente definido. Aliás, pelo artigo
10.º, n.º1, alínea b) RNPC, a sede ou domicílio e o endereço postal de pessoas coletivas estão
sujeitos a inscrição no FNPC. Tudo isto está interligado: por razões elementares de polícia,

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fiscais, comerciais e até pessoas, as sociedades devem ter um local preciso, onde possam ser
efetivamente contactadas. Na falta de indicação da sede, surgirá, no caso de sociedades por
quotas, anónimas, ou em comandita por ações registadas, a nulidade (artigo 42.º, n.º1, alínea
b) CSC), ainda que sanável (idem, n.º2); não se poderá, assim, recorrer diretamente ao artigo
159.º CC que permite, na falta de designação estatutária, recorrer ao lugar em que funcione
normalmente a administração principal. O artigo 12.º, n.º2 CSC permite que, salvo disposição
em contrário no contrato, a administração possa deslocar a sede dentro do território nacional.
A partir daí, a mudança de sede exige alteração dos estatutos. O n.º3 desse mesmo preceito
dispõe que a sede constitua o domicílio da sociedade, sem prejuízo de se estabelecer domicílio
especial para determinados negócios. O artigo 13.º, n.º1 CSC prevê formas locais de 62
representação.

O capital social: segundo o artigo 9.º, n.º1 CSC:


«Do contrato de qualquer tipo de sociedade devem constar:
(…)
«f) O capital social, salvo nas sociedades em nome coletivo em que todos os sócios contribuam
apenas com a sua indústria;».
O artigo 14.º dispõe:
«O montante do capital social deve ser sempre e apenas expresso em moeda com curso legal em
Portugal».
Este diploma visou diversas adaptações à introdução do euro, em substituição do escudo.
Verifica-se, pelo enunciado legal, que o capital social não é um elemento essencial do contrato
de sociedade, uma vez que não ocorre nas sociedades em nome coletivo, nas quais todos os
sócios apenas contribuam com a sua indústria. Também não há capital nas sociedades civis
sob forma civil (artigo 980.º CC). Tratar-se-á um elemento próprio, apenas, das restantes
sociedades. Em termos materiais, o capital de uma sociedade equivale ao conjunto das
entradas a que os diversos sócios se obrigaram ou irão obrigar. Podem antecipar algumas
distinções, neste domínio, sendo certo que as diversas categorias são dominadas pelas
sociedades anónimas. Assim:
 O capital diz-se subscrito ou a subscrever, consoante as pessoas interessadas se
tenham, já, tenham vinculado ou não às inerentes entradas;
 O capital considera-se realizado ou não realizado em função de terem sido ou não
concretizadas as entregas à sociedade dos valores que ele postule;
 O capital é realizado em dinheiro ou em espécie consoante o tipo de entradas a que
dê azo.
Em termo contabilísticos, o capital exprime uma cifra ideal que representa as entradas
estatutárias, surgindo, como tal, nos diversos instrumentos de prestação de contas. Ele
poderá já nada mais ter a ver nem com o real património da sociedade em jogo, expresso
pela relação ativo/passivo, nem com o valor de mercado da mesma sociedade, dependente
da sua aptidão para os negócios e fixado segundo as regras da oferta e da procura. Nas
sociedades em nome coletivo, podem ocorrer sócios de indústria, isto é, sócios adstritos a

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prestações de facere, por oposição a obrigações de entrega, em dinheiro ou em bens. O valor


da contribuição em indústria não é computado no capital social (artigo 178.º, n.º1 CSC).
Resulta, daí, que nas sociedades em nome coletivo em que todos os sócios contribuam apenas
com indústria, não há indicação de capital social (artigo 9.º, n.º1, alínea f) CSC). De facto, a
ideia do capital social como expressão de bens penhoráveis prevalece. O capital social vem a
ser apresentado por fatores que traduzem os quinhões dos sócios. Temos partes do capital,
nas sociedades em nome coletivo (artigo 176.º, n.º1, alínea c) CSC), quotas, nas sociedades
por quotas (artigo 197.º, n.º1 CSC), e ações nas sociedades anónimas (artigo 271.º CSC).
Tudo isso deve ser expresso no pacto social, quantificando-se a parte relativa a cada sócio e
explicitando-se os pagamentos efetuados por cada um (artigo 9.º, n.º1, alínea g) CSC). Na 63
hipótese de entradas em espécie, cabe ao pacto social a descrição dos bens em causa e a
especificação dos valores respetivos (idem, alínea h)). As estipulações de entrada em espécie
que não satisfaçam as alíneas g) e h) do n.º1 são consideradas ineficazes, pelo artigo 9.º, n.º2
CSC. Devemos, ainda, contar com outras noções de capital. A doutrina distingue:
 O capital contabilístico: cifra que consta do balanço, como passivo, correspondente
às entradas realizadas dos sócios; quando por realizar, surgem no ativo;
 O capital estatutário ou nominal: valor inserido nos estatutos e que traduz, de modo
abstrato e formal, o conjunto das entradas dos sócios;
 O capital real ou financeiro: expressão dos denominados capitais próprios ou valores
de que a sociedade disponha, como seus;
 O capital económico: imagem da capacidade produtiva da sociedade, enquanto
empresa ou conjunto de empresas.
Podem ocorrer outras aceções. Assim, há que assentar na natureza polissémica do capital.

A duração: a sociedade dura por tempo indeterminado: tal solução supletiva que resulta
do artigo 15.º, n.º1 CSC. Às partes cabe, no pacto social, fixar uma duração determinada para
a sociedade, altura em que ela só pode ser aumentada por deliberação tomada antes de o
prazo ter terminado (artigo 15.º, n.º2 CSC). De outra forma, esse mesmo preceito manda
aplicar as regras referentes ao regresso à atividade, previstas no artigo 161.º CSC. A fixação
da duração de uma sociedade poderá, ainda, ser feita por remissão para termo certo – por
tantos anos ou até tal data – ou para um fator certus an incertus quando: até à conclusão da obre
ou até à morte de tal sócio. Estas considerações permitem também condicionar a duração da
sociedade – a não confundir com a sociedade condicional: durará até que ocorra determinado
facto incertus an incertus quando. As sociedades fazem surgir, entre os seus membros, relações
tendencialmente perpétuas. Salvo a hipótese – na prática bem pouco corrente – de os
próprios sócios fixarem, no pacto social, um prazo para a duração da sociedade, esta vai
subsistir indefinidamente, até que sobrevenha uma causa de extinçãoFixada uma duração
para certa sociedade, surge um elemento objetivo suscetível de concitar a confiança de
terceiros. A súbita alteração desse elemento pode suscitar danos, diretos ou indiretos. Donde
a preocupação legal de só permitir a alteração desse ponto antes de o prazo de duração em
causa ter sido alcançado.

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Vantagens, retribuições e indemnizações: artigo 16.º CSC acrescenta, ao rol de


elementos do contrato de sociedade, ainda um fator eventual: a indicação de vantagens,
indemnizações e retribuições. O elenco desse preceito é o seguinte:
 Vantagens concedidas a sócios;
 O montante global por esta devido a sócios ou a terceiros, a título de indemnização;
 Idem, a título de retribuição de serviços prestados, excecionados os emolumentos e
as taxas de serviços oficiais e os honorários de profissionais em regime de atividade
liberal, tudo isso desde que em conexão com a constituição da sociedade. 64
A razão de ser de tal indicação resulta do artigo 16.º, n.º2 CSC: trata-se de conseguir que as
inerentes obrigações sejam oponíveis à própria sociedade. Na falta de indicação, elas apenas
serão oponíveis aos fundadores. Além disso, verifica-se que a sociedade só assume, de pleno
direito, os direitos e obrigações decorrentes dos negócios jurídicos referidos no artigo 16.º,
n.º1 CSC, com o registo definitivo do contrato (artigo 19.º, n.º1, alínea a) CSC).

Secção II – Sociedades em formação e sociedades


irregulares

§10.º - O processo de formação de sociedades

Fases necessárias e negócios eventuais: qualquer contrato pode ser antecedido


por um processo de formação mais ou menos alongado ou pode, pelo contrário, ser de
celebração instantânea. No caso do contrato de sociedade, há sempre um prévio processo de
formação. Desde logo porque a lei prevê fases necessárias que, por definição, se sucedem no
tempo. De seguida: uma sociedade pressupõe diversos ajustes, desde a firma à duração,
passando pelo objeto, pelo capital social, pela escolha dos sócios e pela redação dos estatutos;
ora é impossível que tudo isso ocorra em termos imediatos. Finalmente: a demora na
obtenção do registo definitivo leva, por vezes, os sócios a iniciar, de imediato, uma atividade
produtiva, atividade essa que só posteriormente poderá ser imputada, em termos plenos e
absolutos, à própria sociedade. Em suma: no caso das sociedades, é de lidar co a hipótese de
situações prévias de duração alongada a que, genericamente, chamaremos sociedades em
formação. Por via dos dispositivos legais em vigor, particularmente dos artigos 7.º, n.º1, 5.º,
18.º e 167.º CSC, podemos dizer que, na formação de uma sociedade, intervêm sempre as
seguintes três fases: as fases necessárias:
 Contrato escrito, com assinaturas presencialmente reconhecidas;
 Registo;
 Publicações obrigatórias.

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Na presença de um registo prévio, previsto no artigo 18.º, n.º1 CSC e, nos termos aí
prescritos, anterior ao contrato escrito, a sequência das fases necessárias será:
 Registo prévio;
 Contrato escrito;
 Registo definitivo;
 Publicações obrigatórias.
Na hipótese de registo prévio, parece claro que, antes de requerer a inscrição pública, as 65
partes terão de celebrar previamente (e pelo menos), um duplo acordo:
 O relativo aos estatutos, uma vez que o requerimento de registo prévio deve ser
instituído com «um projeto completo do contrato de sociedade»;
 O referente à própria decisão de requerer o registo prévio em causa.
Para além das fases necessárias enunciadas, poderão ocorrer determinados negócios
eventuais. Distinguimos, em termos não exaustivos:
 Acordos de princípio;
 Negócios instrumentais preparatórios;
 Acordo de subscrição pública;
 Acordo destinado a fazer funcionar a sociedade antes do registo definitivo.
Todos eles devem ser honrados, sob cominação de responsabilidade civil. Quando a
sociedade definitiva esteja suficientemente prefigurada e as partes se obriguem, mutuamente,
a celebrar o competente contrato, teremos uma promessa de sociedade. De acordo com o
Direito português, a promessa de sociedade está sujeita a simples forma escrita. Poderá haver
uma execução específica dessa promessa, nos termos do artigo 830.º CC.
1. Pinto Furtado responde pela negativa: a sociedade traduziria uma associação
voluntária, à qual ninguém poderia ser obrigado.
2. Menezes Cordeiro: mesmo na hipótese de execução específica, a associação não
deixaria de ser voluntária; só que a liberdade teria sido exercida previamente, no
momento da conclusão da promessa. A execução específica de uma promessa de
sociedade dependerá, assim:
o Da interpretação do próprio contrato-promessa, de modo a verificar se
as partes não terão recorrido à promessa precisamente para se reservarem um
direito de recesso ou de arrependimento
o Da natureza da sociedade prefigurada pelas partes: a execução específica
não será possível por a isso se opor a natureza da obrigação assumida nos
casos de sociedades de pessoas e, ainda, naqueles em que não haja livre
transmissibilidade das posições dos sócios ou possibilidade de exoneração
por iniciativa do próprio; nos outros casos, ela é um comum negócio
patrimonial: e nem dos mais graves.

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Na presença de um registo prévio, será possível, pela interpretação, detetar a presença de


uma promessa implícita, mormente quando todos os interessados subscrevam o projeto de
estatutos ou o requerimento de registo. Será, então, uma mera questão de interpretação.
Também as regras sobre a redução e a conversão dos negócios jurídicos são úteis. Para além
da promessa de sociedade, podem ainda surgir diversos negócios instrumentais preparatórios:
tudo isto, em conjunto com a própria promessa, preenche a categoria dos negócios de
vinculação, por oposição aos negócios de organização, que visam já pôr a funcionar a futura
sociedade. Eles devem ser cumpridos, sob pena de responsabilidade civil. Não há que recear
estas figuras: estamos perante negócios patrimoniais que devem ser honrados.Pode ainda
ocorrer um negócio preliminar específico, pressuposto pela lei: o acordo destinado à 66
subscrição pública. Com efeito, segundo o artigo 279.º CSC:
«1. A constituição de uma sociedade anónima com apelo a subscrição pública de ações deve ser
promovida por uma ou mais pessoas que assumem a responsabilidade estabelecida nesta lei».
Tratando-se de várias pessoas, pressupõe-se, entre elas, um contrato bastante, que defina o
papel e as obrigações de cada um dos intervenientes. Normalmente, o negócio aqui referido
envolverá também uma promessa de sociedade, uma vez que os promotores (artigo 279.º,
nº.3 CSC)
«devem elaborar o projeto completo de contrato de sociedade e requerer o seu registo provisório».
Por fim, as partes poderão concluir, explícita ou implicitamente, um convénio destinado a
fazer funcionar a sociedade, mesmo antes do registo.

A boa fé in contrahendo: em todo o processo conducente à definitiva constituição de


uma sociedade, as partes devem observar as regras da boa fé, previstas no artigo 227.º, n.º1
CC. A formação de uma sociedade implica – ou pode implicar – negociações demoradas.
Além disso, o processo formativo dá azo a uma atuação jurídica prolongada. Finalmente e
num aspeto da maior importância: a preparação de uma sociedade pode pôr em campo as
mais diversas atuações materiais preparatórias, possibilitando ainda a antecipação da própria
atividade societária. Durante todo esse caminho, as partes interessadas ficam nas mãos umas
das outras. A observância das regras da boa fé in contrahendo é primordial. Em princípio, a
culpa in contrahendo é negativamente recortada por quaisquer acordos preliminares que as
partes entendam concluir. Na área destes funcionam as regras próprias das obrigações
contratuais e, sendo esse o caso, as normas correspondentes aos incumprimentos porventura
ocorridos. Ela tornar-se-á, assim, de especial utilidade sempre que deparemos com situações
para as quais as partes nada hajam previsto. Saliente-se, ainda, que ninguém pode renunciar
previamente aos direitos que lhe possam advir de esquemas defeituosos de preparação de
sociedades: consequência direta de vários princípios e, designadamente, do artigo 809.º CC.
No domínio da preparação da sociedade poderão, ex bona fide, ocorrer diversos deveres
preliminares, com as seguintes linhas de concretização:
 Deveres de segurança: ficam especialmente envolvidas as medidas necessárias para
que, na fase pré-contratual, não ocorram danos nas pessoas ou nos patrimónios dos
envolvidos; na preparação da sociedade podem ocorrer atividades materiais,
potencialmente perigosas; para além da tutela aquiliana, há que contar com os
deveres específicos pré-contratuais, que dispensam uma tutela mais efetiva, mercê da
presunção da culpa que envolvem;

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 Deveres de lealdade: implicam diversas atuações com relevo para o dever de sigilo,
a proibição de prossegui, com efetividade, o caminho da formação de sociedade;
neste campo entrará a interrupção injustificada de negociações, quando se tenha dado
azo a uma convicção justificada de que haveria sociedade e quando, na preparação
desta, tenha havido despesas consideráveis e ou perda de negócios alternativos;
 Deveres de informação: dependendo da sua natureza, a preparação de uma
sociedade pode exigir uma troca de informações de densidade variável, quer para
bem acertar os interesses dos intervenientes, quer para preparar o futuro ente coletivo;
tudo o que tiver interesse deve ser comunicado. Como contraponto: as informações
obtidas ficam cobertas pelo dever de sigilo ex bona fide, dever esse que será tanto mais 67
denso quanto mais reservadas forem as informações prestadas; particularmente: seria
grave que informações obtidas num processo de constituição de sociedade viessem
a ser usadas em prol da concorrência; poderia mesmo haver responsabilidade
criminal.
A culpa in contrahendo terá, então, um papel fundamental.

Situações pré-societárias; a tradição da sociedade irregular: como foi


referido, os sócios podem, antes de completado o processo de constituição de uma sociedade,
iniciar a atividade visada por esta. Estamos no âmbito do Direito privado, onde é permitido
tudo o que não for proibido. Todavia, nessa eventualidade, o Direito predispõe um regime
que, em diversos pontos, é menos favorável do que o aplicável às sociedades perfeitas. Usa-
se, por vezes, para nominar este fenómeno, a locução: situações pré-societárias ou pré-
sociedade, isto é, a realidade em funcionamento, antes de completada, pelo registo, a
constituição de uma sociedade. A pré-sociedade dispõe, no atual Código das Sociedades
Comerciais, de um circunstanciado e expresso regime legal (artigos 36.º a 41.º CSC). Com
isso, o Direito português torna-se bastante mais simples do que aqueles em que – como no
alemão – por falta de regras gerais se imponha todo um esforço de construção científica e de
desenvolvimento jurisprudencial. Todavia, podem surgir outras figuras, estranhas a um
normal processo de formação de sociedades e que também exigem a atenção do Direito. O
regime das sociedades irregulares molda-se, quanto possível, pelo das sociedades. A
qualificação deverá derivar desse ponto.

§11.º - As sociedades irregulares por incompleitude

Ideia geral e modalidades: a comercialística portuguesa clássica trabalhava, com


virtuosismo, uma ideia de sociedade irregular. A ela era possível reconduzir figuras
diversificadas que, em comum, tinham o facto de traduzir uma situação societária não
totalmente conforme com a sociedade perfeita. A noção de sociedade irregular não tem, no
Direito vigente, consagração legal expressa. É certo que o Código das Sociedades Comerciais,
no artigo 172.º, menciona a hipótese de o contrato de sociedade não ter sido celebrado na
forma legal, permitindo o artigo 173.º, n.º1 CSC que o Ministério Público notifique:
«por oficio a sociedade ou os sócios para, em prazo razoável, regularizarem a situação».

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O n.º2 do mesmo preceito permite ainda que a situação das sociedades seja regularizada até
ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação proposta pelo Ministério Público. Seria
vão procurar aqui um vício autónomo de a sociedade viciada poder funcionar noutros moldes
e, provavelmente, com outro fundamento. Também o artigo 174.º, n.º1, alínea e) CSC, a
propósito da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição dos direitos da sociedade
contra os fundadores e a dos direitos deste contra aquela, manda que ela se faça desde:
«A prática do ato em relação aos atos praticados em nome de sociedade irregular por falta de
forma ou de registo».
Procede a mesma consideração. O contrato vitimado por falta de forma é nulo, sem prejuízo 68
de produzir efeitos como ato diverso, se a lei o permitir ou prescrever. A falta de registo
impede a personalização plena. A referência a sociedade irregular foi apenas uma fórmula
cómoda, usada pelo legislador, para transmitir essas duas realidades e determinar um regime
que, com elas, nada tem a ver: a contagem de um prazo de prescrição. Todavia, mau grado a
falta de precisa consagração legal, a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência, continuam a usar
a expressão sociedade irregular para cobrir:
 A sociedade organizada e posta a funcionar independentemente de as partes terem
formalizado qualquer contrato de sociedade;
 A sociedade formalizada por escritura pública (exigida antes de 2006), mas ainda não
foi registada;
 A sociedade já formalizada, mas cujo contrato seja inválido; será possível aqui
subdistinguir situações consoante haja, ou não, registo.
Tendo em conta os regimes aplicáveis, iremos reservar a expressão sociedade irregular para
os casos em que haja incompleitude do processo, seja por falta da própria escritura, seja por
ausência do registo. As invalidades colocam questões que podem, com felicidade, agrupar-se
em torno do epíteto invalidades da sociedade. Com efeito, as situações a reconduzir às
sociedades irregulares têm, em comum, duas importantes circunstâncias:
 A não-conclusão do processo formativo, o qual pressupõe um acordoo solene e o
registo definitivo;
 A efetiva presença de uma organização societária em funcionamento, com relações
atuantes: quer entre os sócios interessados, quer com terceiros;

Sociedade material e sociedade aparente: passando a analisar as diversas


sociedades irregulares, deparamos, desde logo, com o artigo 36.º CSC. Esse preceito abrange,
todavia, duas situações bastante distintas:
 A do n.º1 onde se prevê uma mera situação de sociedade material, sem a cobertura
de qualquer acordo entre as participantes;
 A do n.º2 que prefigura já um acordo tendente à constituição de uma sociedade
comercial mas sem que se tenha celebrado o contrato escrito.
A primeira situação parece surpreendente. Impõem-se algumas considerações preliminares.
As organizações e cooperação humanas não se esgotam em meros vínculos abstratos com a
marca valorativa do dever-ser. Elas antes dão – ou podem dar – azo a efetivas modificações

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materiais: atividades comuns, bens afetos, captação de recursos humanos e compromissos


com terceiros. Há, aqui, um fenómeno que faz lembrar a posse: afetação material de coisas
corpóreas, independentemente dos direitos que lhes possam respeitar.
A primeira categoria de sociedades irregulares que iremos abordar é a das sociedades
materiais: situações que, no campo da materialidade correspondam a contribuições de bens
ou serviços, feitas por duas ou mais pessoas, para o exercício em comum de certa atividade
económica, que transcenda a mera fruição, com o fim de repartição dos lucros daí resultantes.
E todavia falta, para tais situações, qualquer contrato ou outro título legitimador. Uma ideia
ampla de sociedade meramente material abrangeria todas as situações societárias a que
faltasse ou um contrato válido, ou o registo mas que, todavia, tivessem dado azo, no espaço 69
jurídico, a uma organização de tipo societário em efetivo funcionamento. Em rigor, na
presença de qualquer contrato (ainda que inválido), já não haveria uma situação puramente
material. Fica, pois, o sentido estrito, em que a sociedade material equivale à sociedade
aparente. A sociedade aparente caracteriza-se por não ter, na origem, qualquer contrato ou
acordo societário. Assistir-se-ia à presença de uma mera organização societária a qual, por
ser percetiva por terceiros, surgiria como uma aparência. Semelhante eventualidade é pouco
imaginável perante sociedades anónimas, de montagem complexa e difícil e com várias
instâncias de verificação. Também as sociedades por quotas, dotadas de certo tecnicismo,
dificilmente darão azo a situações meramente aparentes, despidas de qualquer título. O
Código das Sociedades Comerciais resolveu solucionar expressamente a problemática posta
pelas sociedades aparentes. Assim, segundo o artigo 36.º CSC:
«1. Se dois ou mais indivíduos quer pelo uso de uma firma comum quer por qualquer outro
meio, criarem a falsa aparência de que existe entre eles um contrato de sociedade, responderão
solidária e ilimitadamente pelas obrigações contraídas nesses termos por qualquer deles».
O n.º2 desse preceito dispõe, porém, que se for acordada a constituição de uma sociedade e
antes da celebração do contrato as partes iniciarem a competente atividade, tem aplicação o
regime das sociedades civis. O preceito não foi conseguido. É importante procede à sua
crítica não por um prisma de política legislativa, mas para tentar, pela interpretação, afeiçoar
o seu conteúdo às exigências do sistema. O legislador parece ter feito uma distinção radical:
 Uma aparência total de sociedade, em que os responsáveis nem intenção têm de
celebrar um contrato;
 Uma situação em que tal intenção já existiria.
Na primeira hipótese, haveria uma responsabilidade solidária (e, naturalmente, ilimitada)
entre os participantes; no segundo, aplicar-se-iam as regras das sociedades civis. Pelo prisma
dos terceiros, não se percebe esta diferenciação. Repare-se que num caso como no outro,
eles apenas estão convictos da existência da sociedade, sendo-lhes inacessível o facto de os
sócios terem ou não a intenção de celebrar, no futuro, um contrato que, então, faltava. Ora
o regime das sociedades civis é mais adequado e pode assegurar superiores níveis de tutela:
basta ver que, perante o regime da sociedade civil, os credores sociais têm uma situação de
privilégio, perante os bens da sociedade e em relação aos credores pessoais dos sócios (artigo
999.º CC). Além disso, está sempre assegurada a responsabilidade pessoal e solidária dos
sócios, pelas dívidas da sociedade (artigo 997.º, n.º1 CC) ainda que, é certo, com benefício
de excussão (idem, n.º2). Para quê diferenciar regimes em função de um acordo de celebração

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futura, de cuja existência ninguém pode ajuizar? A solução normal tenderá, assim, a ser a de
aplicação das regras das sociedades civis puras. Como vimos, a constituição destas sociedades
não depende de qualquer forma especial. Quando duas ou mais pessoas, pelo uso de uma
forma comum ou por qualquer outro meio criem a falsa aparência de uma sociedade
(comercial) há, pelo menos, um acordo, expresso ou tácito, no sentido de criar a aparência
em causa. Será já, em regra, uma sociedade civil. O campo de aplicação do artigo 36.º, n.º1
CSC reduz-se, acantonando-se na parte mais interessante: a da responsabilidade civil solidária,
pelos danos causados. Além disso, também não oferecerá dúvidas a necessidade de fazer
intervir outros elementos próprios da tutela da aparência – ou, por um prisma mais atual –
da confiança das pessoas que adiram. Assim: 70
 A confiança deve ser objetivamente justificada;
 Os confiantes a tutelar devem estar de boa fé, ou seja: devem desconhecer, sem culpa,
a natureza meramente aparente da sociedade.
O investimento da confiança e a imputação, da mesma, às pessoas que lhe estejam na origem
podem ser dispensados: existe uma previsão legal expressa de tutela. O artigo 36.º, n.º1 CSC
– tal como os restantes preceitos relacionados com as sociedades irregulares, exceto as que
o sejam em virtude de vício na formação do contrato – aplica-se às situações existentes antes
da entrada em vigor do Código das Sociedades Comerciais: artigo 534.ºCC. Ficam todavia
ressalvados os efeitos anteriormente produzidos.

A pré-sociedade antes do contrato: uma segunda hipótese de sociedade irregular


surge no artigo 36.º, n.º2 CSC. O seu estudo fica facilitado com a leitura do texto em causa:
«Se for acordada a constituição de uma sociedade comercial, mas, antes da celebração do contrato
de sociedade, os sócios iniciarem a sua atividade, são aplicáveis às relações estabelecidas entre
eles e com terceiros as disposições sobre as sociedades civis».
Cumpre começar por esclarecer que situações deste tipo podem ocorrer com alguma
frequência. A negociação de uma sociedade é obra da autonomia privada. Conseguindo um
acordo, inicia-se um processo burocrático que, até há pouco tempo, demorava meses. Ora
se tudo estiver pronto, no campo dos preparativos a efetuar no terreno, porque não começar
a trabalhar? Justamente: a lei permite esse início de atividade; mas sob o regime das
sociedades civis puras. Que tipo de acordo exige a primeira parte do artigo 36.º, n.º2 CSC?
Dados os valores em presença – a adequada proteção de terceiros e uma justa regulação entre
as partes - bastará um acordo muito simples e incipiente. Designadamente, a lei não exige
uma promessa de celebração do contrato de sociedade definitivo. Pergunta-se se esse acordo
não deveria, pelo menos, incluir os elementos requeridos pelo contrato civil de sociedade
que se irá aplicar. De facto, terá de haver um minimum de elementos, para se poder identificar
a própria situação. Mas isso implicará, simplesmente, a indicação das partes e a determinação
da atividade comum em causa. Quanto ao resto: resulta da lei. Em termos doutrinários, qual
o sentido da remissão final do artigo 36.º, n.º2 CSC para as disposições sobre sociedades
civis?
1. Pinto Furtado entende que este preceito configura o nele descrito como uma
invalidade de forma: posto o que operaria uma conversão ope legis de uma sociedade
comercial de facto em sociedade civil.

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2. Menezes Cordeiro: salvo o devido respeito, não é esse o teor da lei; tão-pouco nos
parece vantajoso proceder, doutrinariamente, às construções que permitiriam apoiar
tal asserção e isso admitindo que elas fossem possíveis. Assim e como vimos, as
regras sobre sociedades civis podem cobrir situações muito diversificadas: desde
atuações concertadas ocasionais até um verdadeiro e próprio organismo societário a
funcionar com pelouros e órgãos. Esta multifuncionalidade constitui o grande trunfo
das sociedades civis puras. Ao remeter para as regras das sociedades civis, não se
apela para todas: apenas, naturalmente, para aquelas que, em função das
circunstâncias, tenham aplicação e, ainda aí, com as necessárias adaptações. Há, pois,
uma aplicação de regras civis: não uma conversão de uma (inexistente) sociedade 71
comercial numa (porventura: impossível) sociedade civil.
Finalmente: a sociedade resultante da aplicação do final do artigo 36.º, n.º2 CSC é civil ou
comercial? Comercial não pode ser: o artigo 1.º, n.º2 CSC formaliza essa categoria, não se
encarando a mínima vantagem em inobservar as inerentes valorações, que são importantes.
Aliás, bem pode acontecer que se tenha acordado na constituição de uma sociedade
comercial e que se inicie, desde logo, uma atuação comum sem que se tenha, sequer e ainda,
optado por um concreto tipo de sociedade. Ergo, a haver elementos suficientes para se poder
falar em sociedade, ela será civil. Isso não impede, todavia, que a situação globalmente
considerada seja comercial, tal como comerciais serão os atos praticados pelos intervenientes,
em nome e por conta da sociedade. A nossa preocupação é, aqui, a de permitir a apreciação
de eventuais litígios, aqui ocorridos, pelos tribunais de comércio.

A pré-sociedade depois do contrato e antes do registo:


1. Relações internas: o Código das Sociedades Comerciais veio, depois, prever a pré-
sociedade subsequente ao contrato mas anterior ao registo. Repare-se: havendo
contrato, as relações entre os sócios, sejam pessoais, sejam patrimoniais, estão
precisadas. O único óbice resulta da falta de personalidade jurídica (plena) a qual, nos
termos do artigo 5.º CSC, apenas surge com o registo definitivo. A lei estabelece um
sistema para este tipo de pré-sociedade que assenta, fundamentalmente, em distinguir
relações entre sócios (artigo 37.º CSC) e relações com terceiros (artigos 38.º a 40.º
CSC). No tocante às relações entre os sócios são aplicáveis:
 As regras previstas no próprio contrato e as legais (correspondentes, entenda-se,
ao respetivo tipo), com as adaptações necessárias e salvo as que pressupunham
o contrato definitivo registado (artigo 37.º, n.º1 CSC);
 Em qualquer caso, a transmissão inter vivos de posições sociais e as modificações
do contrato social requerem, sempre, o consentimento unânime de todos (idem,
n.º2 ).
A lei parece clara. Uma vez que as partes celebraram um contrato, deverão cumpri-
lo, nas suas relações entre si. E como esse mesmo contrato pressupõe todo um
regime legal complementar (supletivo ou injuntivo), também ele é convocado.
Pergunta-se o porquê da ressalva da transmissão inter vivos, das posições sociais e da
modificação do contrato social: como vimos, o artigo 37.º, n.º2 CSC submete-as a
uma regra de unanimidade. De acordo com a lógica da lei, a personalidade (plena)
surge apenas com o registo. Até lá, haverá um mero contrato que, pelas regras gerais

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(artigo 406.º, n.º1 CC), só por mútuo consentimento pode ser modificado. Há valores
de fundo em jogo: as partes aceitaram ingressar numa sociedade com certos parceiros
e em face de determinado clausulado: um desejo a respeitar, mesmo que, a posteriori e
mercê das vicissitudes da própria sociedade, uma vez constituída, possa haver
modificações. Mas alem disso, também há razões societárias:
 Os sócios podem ser responsáveis pelas dívidas contraídas antes do registo e de
acordo com esquemas que variam consoante a sociedade; admitir exonerações
ou alterações por maioria poderia prejudicar os credores (no primeiro caso) e os
próprios sócios minoritários (no segundo);
72
 Tornar-se-ia muito difícil fixar o preciso momento da eficácia das exonerações
ou modificações; poderia, aliás, haver vários momentos a considerar, consoante
o momento em que os factos modificativos ou exonerativos chegassem ao
conhecimento dos interessados;
 Finalmente: a medida serve como esquema compulsório destinado a efetivar a
realização do registo; recorde-se que um esquema paralelo opera perante o
registo predial: os prédios não inscritos em nome do alienante não podem ser
vendidos.
2. Relações externas: depois de regular as relações internas das pré-sociedades já
formalizadas, em escritura pública, mas ainda não registadas, o Código das
Sociedades Comerciais passa às relações externas ou relações com terceiros. Nesse
domínio, ele procede a um tratamento diferenciado, em consonância com o tipo de
sociedade que esteja em causa. Distingue:
o Sociedades em nome coletivo;
o Sociedades em comandita simples;
o Sociedades por quotas, anónimas e em comandita por ações.
3. Para efeitos da análise subsequente, podemos agrupar as duas primeiras numa rubrica
sobre sociedades de pessoas e, as três últimas, nutra sobre as sociedades de capitais.
a. Nas sociedades de pessoas: quanto às sociedades em nome coletivo:
pelos negócios realizados em seu nome, depois da escritura e antes do registo,
com o acordo expresso ou tácito dos diversos sócios – acordo esse que se
presume – respondem, solidária e ilimitadamente, todos eles (artigo 38.º, n.º1
CSC). Caso não tenham sido autorizados por todos os sócios, respondem
apenas aqueles que os tenham realizado ou autorizado (n.º2). O que entender
por responder? A resposta prende-se com o tema da capacidade das pré-
sociedades e com a assunção, pelas sociedades uma vez constituídas, das
posições daquelas. Adiantamos que responder é, aqui, usado no sentido de
alguém ser convocado em termos de responsabilidade patrimonial. Os
próprios negócios celebrados em nome das pré-sociedades visadas devem ser
cumpridos por estas – ou nem haveria negócios! E se o não forem, a pré-
sociedade incorre nas consequências do incumprimento. Havendo que passar
à fase da execução patrimonial: responderá a própria pré-sociedade, com os
bens que porventura já tenha (regime geral, que não tinha de ser repetido) e

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respondem os sócios que tenham celebrado ou autorizado os negócios em


causa: salvo ilisão: todos. A lei não refere o beneficium excussionis, nem mesmo
quando todos os sócios tenham autorizado a operação. Lacuna? Parece que
não. Uma vez que a própria lei, logo no preceito imediatamente anterior,
manda aplicar às sociedades que agirem sem contrato, o regime das
sociedades civis, não se compreenderá que, havendo contrato, as regras se
tornassem mais desfavoráveis para os sócios ou – pior! – menos societárias.
Vamos, pois, sustentar que a responsabilidade solidária e ilimitada referida no
artigo 38.º, n.º1 CSC, segue o regime do artigo 997.º, n.º1 e 2 CC incluindo,
designadamente, o benefício da prévia excussão do património social. A 73
optar-se pela lacuna: a solução seria a mesma, com apelo à analogia. As
cláusulas que limitem objetiva ou subjetivamente os poderes de
representação só são oponíveis aos terceiros que se prove conhecerem-nas,
aquando da celebração dos contratos respetivo (artigo 38.º, n.º3 CSC). Trata-
se da solução que corresponde às regras gerais. As relações, com terceiros,
das sociedades em comandita simples, cujos contratos tenham sido
regularmente outorgados mas que não se encontrem, ainda, registadas,
mereceram ao legislador um longo preceito: o artigo 39.º CSC. Diz, em
súmula:
 Pelos negócios celebrados em nome da sociedade, com o acordo de
todos os sócios comanditados (o qual se presume), respondem todos
eles, pessoal e solidariamente (n.º2);
 Nos mesmos termos responde o sócio comanditário que tenha
consentido no início da atividade social, salvo se provar que o credor
conhecia a sua qualidade (n.º2);
 Se os negócios celebrados não tiverem sido autorizados por todos os
sócios comanditados (ilidindo-se, pois, a presunção), respondem
apenas os que realizarem ou aprovarem (n.º3);
 As cláusulas que limitem objetiva ou subjetivamente os poderes de
representação só são oponíveis aos terceiros que se prove
conhecerem-nas, aquando da contratação.
No tocante ao sentido da responsabilidade aplicam-se, pelas razões apontadas,
as regras acima apuradas quanto às sociedades em nome coletivo.
b. Nas sociedades de capitais: as relações com terceiros, das sociedades por
quotas, anónimas ou em comandita por ações, já celebradas por escritura
mas ainda não registadas, obedecem à regra seguinte: pelos negócios
celebrados em seu nome respondem ilimitada e solidariamente todos os que
intervenham no negócio em representação da sociedade em causa, bem como
os sócios que o autorizem; os restantes sócios respondem apenas até às
importâncias das entradas a que se obrigaram, acrescidas das importâncias
que tenham recebido a título de lucros ou de distribuição de reservas (artigo
40.º, n.º1 CSC). A responsabilidade em causa já não opera se os negócios
forem expressamente condicionados ao registo da sociedade e à assunção por

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esta, dos respetivos efeitos (idem, n.º2). Pergunta-se, também aqui, se não seria
justo e sistematicamente adequado fazer intervir, em primeiro lugar, o fundo
comum da sociedade: o próprio artigo 36.º, n.º2 CSC a tanto conduziria. E
independentemente disso: não deveria a própria (pré-)sociedade responder
também pelas dívidas em seu nome contraídas? Uma sensibilidade jurídico-
científica responde positivamente a ambas as questões: afinal, seria esse o
regime das sociedades civis puras.Na verdade, o registo definitivo de uma
sociedade comercial não se limita a atribuir-lhe personalidade jurídica plena.
Tem ainda o efeito de provocar a assunção, pela sociedade, dos negócios
anteriores ao próprio registo, nos termos prescritos pelo artigo 19.º CSC2. 74
Tomado à letra, este preceito implicaria:
 Que a própria pré-sociedade de capitais, já formalizada em contrato
mas ainda não registada, não ficasse obrigada pelos negócios
celebrados em seu nome, durante este período;
 Que tais negócios apenas respeitassem a quem, no negócio, tivesse
agido em representação;
 Que, com o registo, eles fossem assumidos pela sociedade.
Semelhante orientação poria em grave crise todo o papel das pré-sociedades,
além de representar uma disfuncionalidade pronunciada. Como poderia ter
um certo apoio numa primeira leitura da lei, cabe explicar como surge. O
artigo 40.º, n.º1 CSC – tal como os artigos 38.º, n.º1 e 39.º, n.º1 CSC –, na
parte em que refere a responsabilidade dos sócios, filia-se no §41 (1) do AktG
alemão que tinha o objetivo político assumido de impedir a atuação da
sociedade antes da atribuição, pelo Estado, da personalidade coletiva.
Quando transposto para as sociedades por quotas, foi entendido como
visando pressionar para a realização do registo. Todos estes fundamentos têm
vindo a ser rejeitados, pondo-se em crise qualquer justificação para o preceito.
Todavia, ele deve conservar-se, com elemento destinado a proteger o capital.
Trata-se, porém, de uma solução supletiva, que as partes podem afastar. A
responsabilidade aí prevista é meramente acessória e o responsabilizado pode
defender-se invocando as diversas exceções. A doutrina fica, assim, habilitada
a dizer que o preceito em análise tem escasso papel prático. Nos negócios
celebrados pelos seus representantes: os que agiram nessa representação e os
que autorizem tais negócios respondem (portanto: garantem, em termos de
responsabilidade patrimonial) por eles, solidária e ilimitadamente. O artigo
40.º, n.º1 CSC acrescenta ainda, no fim, que os restantes sócios respondem
até à importância das entradas a que se obrigaram, acrescidas das
importâncias que tenham recebido a título de lucros ou de distribuição de
reservas. A responsabilidade dos representantes e dos sócios que tenham
autorizado os negócios não isenta – como vimos suceder com as sociedades
de pessoas – o património social da responsabilidade principal. Além disso,
mercê do artigo 997.º, n.º1 e 2 CC, os representantes e sócios demandados
dispõem do beneficium excussionis. Resta acrescentar que tudo isto é supletivo:

2 Este preceito também se aplica às sociedades de pessoas.

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cessa se os negócios forem expressamente condicionados ao registo da


sociedade e à assunção por esta dos respetivos feitos (artigo 40.º, n.º2 CCS).
Pode-se, ainda admitir que seja pactuado o afastamento deste regime: se
necessário, sob invocação do artigo 602.º CC.

A capacidade: conhecido o regime legal das relações internas e externas das sociedades
irregulares, cabe responder à questão crucial, que tende a escapar aos roteiros comuns sobre
a matéria. Qual é a capacidade das sociedades irregulares?
 Pode ser iniciada a atividade social antes do contrato, seguindo-se, então, o regime
próprio das sociedades civis (artigo 36.º, n.º2 CSC); 75
 Podem ser realizados negócios por conta das sociedades em nome coletivo (artigo
38.º, n.º1 CSC); esta tem representantes (idem, n.º3); um esquema semelhante
funciona para as comanditas simples (artigo 39.º, n.º1 e 4 CSC).
 Podem ser realizados negócios em nome das sociedades de capitais, agindo, certas
pessoas, em representação delas (artigo 40.º, n.º1 CSC);
 Ainda essas mesmas sociedades, sempre antes do registo, podem distribuir lucros e
reservas (artigo 40.º, n.º1, in fine CSC).
Os preceitos referidos bastam para concluir que as sociedades, particularmente as pré-
sociedades, dispõem de uma capacidade geral similar à que compete às próprias sociedades
definitivas. O especial óbice reside na responsabilidade de quem pratique os inerentes atos,
em termos acima examinados. Essa capacidade ampla não causa qualquer surpresa: o mesmo
sucede com as sociedades civis puras, que não dependem de forma especial nem de registo
e com as próprias associações não personalizadas, previstas nos artigos 195.º e seguintes CC.
Esta capacidade de princípio não obsta a que, caso a caso, se verifique o exato alcance do ato
que lhe seja impugnado. Na concretização da sua capacidade, a sociedade irregular disfruta
da representação orgânica. Esta será levada a cabo por qualquer dos seus promotores, no
caso do artigo 36.º, n.º2 CSC (pré-sociedade anterior à escritura) ou pelos órgãos
competentes já previstos nos seus estatutos, nas hipóteses dos artigos 38.º a 40.º CSC (pré-
sociedades posteriores ao contrato mas anteriores ao registo). Apesar desta latitude dada pelo
Direito privado, deve ter-se presente que as pré-sociedades dão lugar a constrangimentos
fiscais e, porventura, bancários. Além disso, diversos negócios formais vão, na prática, estar-
lhes vedados, por razões de prática notarial. Recomenda-se, pois, como regra, a rápida
conclusão do processo.

A natureza:
1. Algumas doutrinas: com os elementos obtidos, resta fixar a natureza da sociedade
irregular. Adiantamos que os resultados obtidos são aplicáveis às sociedades que
apresentem vícios nos respetivos contratos, na medida em que tais vícios bloqueiam
a comum natureza societária. O Direito português vigente beneficia da juventude da
sua lei: pôde aproveitar uma série de elementos conquistados noutras latitudes. Ora
aí – particularmente na Alemanha – os exatos contornos da pré-sociedade e da
sociedade irregular (fehlerhafte e Gesellschaft) foram sendo desenvolvidos pela
jurisprudência, surgindo como uma manifestação de interpretação complementadora.
Não houve uma doutrina pré-definida mas, apenas, a necessidade de atalhar

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problemas concretos. Devemos ainda ter presente que toda esta matéria resulta,
também, da transposição dos artigos 7.º e 9.º da 1.ª Diretriz sobre sociedades
comerciais, de clara inspiração alemã. Podemos ordenar as diversas teorias
explicativas das sociedades irregulares em três grandes troncos:
a. A teoria da sociedade de facto: a sociedade poderia ter, na sua origem, não
apenas um contrato concluído entre as partes interessadas, mas, também, a
simples evidência dos seus surgimento e funcionamento, no campo dos
factos.
i. Von Gierke: afinal, o determinante na pessoa coletiva seria o próprio 76
facto da existência do seu organismo, mais do que qualquer
operatividade jurídico-formal.
ii. Günther Haupt: poderia verificar-se o surgimento de relações de
tipo contratual, mas sem que, na origem, houvesse qualquer contrato
ou qualquer contrato valido. Tais relações adviriam de meras
condutas materiais.
iii. Haupt: entre essas situações, insere a que implica a inclusão de uma
pessoa numa denominada relação comunitária, exemplificando com
a sociedade e o trabalho. Na sociedade de facto, marcada por assentar
num contrato nulo, haveria que manter, pela injustiça que adviria da
aplicação das regras da restituição do enriquecimento, alguns dos
efeitos próprios da sociedade. No seu seio será possível discernir
figuras muito distintas: a culpa in contrahendo, os comportamentos
concludentes, a eficácia legal de situações nulas e a tutela da aparência,
baseada na boa fé. Todas essas figuras convocariam regras próprias e
distintas, ficando incomodamente arrumadas, lado a lado.
Em suma: a teoria da sociedade de facto pouco ganharia em ser reconduzida
a um construção mais vasta de relações contratuais de facto, dada a total
heterogeneidade desta última. Isoladamente tomada, a sociedade de facto
deixa por explicar a sua positividade jurídica, não determinando quaisquer
regras. É evidente que, embora de facto, a sociedade aqui em jogo obedece a
regras. Aliás, pela natureza da situação, tais regras deverão mesmo ser mais
precisas do que as das sociedades comuns.
b. A teoria dos limites da nulidade: foi inicialmente apontada para explicar a
essência das sociedades em contratos inválidos. Seria fácil, depois, a sua
extrapolação para as pré-sociedades, apontando, como vícios, as falhas de
que ainda padeceriam, por não terem alcançado o estádio definitivo de
perfeição. No cerne, a teoria diz-nos o seguinte: pela natureza das coisas, as
regras que determinem a invalidade e uma sociedade não são radicais,
pretendendo afastar o ente visado, como se não existisse; pelo contrário: têm
alguns limites, através dos quais a sociedade irregular ainda pode exercer certa
atividade.
i. Wolfgang Siebert: defendeu que uma sociedade surgida com vício
era… uma sociedade com vício, a colocar num plano equivalente ao

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das sociedades sem ele. Acentuou-se, depois, que pelo menos nas
relações internas, estas sociedades implicavam uma combinação entre
a vontade das partes e as regras da nulidade.
Há que ter presente: toda esta matéria deriva de um intenso
acompanhamento jurisprudencial quer anterior, quer posterior à Guerra de
1939-1945. Ora os tribunais devem apoiar-se na lei: a presença de regras
específicas para a nulidade das sociedades resolveria, assim, o problema.
Outra perspetiva: a de aplicar, aos diversos tipos de situações, as regras
relativas à constituição ou à extinção das sociedades. Os limites às invalidades
societárias, bem como às suas incompleitudes, constituem uma base para 77
qualquer eficácia jurídica. Têm uma importância evidente para sistemas que,
como o português, disponham de um elevado nível regulativo. O facto de se
descobrirem regras explícitas que, à nulidade de sociedades, ainda atribuam
certas consequências não dispensa procurar o porquê de tais normas. Dá,
todavia, uma inquestionável base jurídico-positiva para qualquer solução
efetiva. É ainda seguro que o resultado passa por um desvio em relação às
regras de nulidade e aos seus efeitos. Pelo menos: um desvio aparente.
c. A teoria da organização: parte, em geral, de uma apregoada dupla natureza
do contrato de sociedade: uma relação interna, puramente obrigacional e uma
exterior, de tipo organizatório. Esta última tenderia a transcender a
obrigacional: representaria um centro de interesses próprios, dando azo a um
evidente elemento de confiança. O Direito não poderia deixar de o
reconhecer.
2. Menezes Cordeiro: a exposição, acima realizada, de diversas doutrinas surgidas para
explicar a natureza das sociedades irregulares é útil: permite esclarecer vários ângulos
da dogmática societária, aqui subjacente. Todavia, há que prevenir transposições
apressadas para o Direito português. Aí, além de dados legislativos próprios, deve-se
contar com uma tradição fortemente contratualista, exacerbada, aliás, pelo legislador
de 1986. A primeira e inevitável constatação é a de que o Código das Sociedades
Comerciais trata, com pormenor, das diversas hipóteses (artigos 36.º e seguintes CSC)
abrangendo:
a. A sociedade sem contrato,
b. A sociedade com contrato informal,
c. a sociedade com contrato mas sem registo,
d. A sociedade com contrato, com vício e sem registo; e
e. A sociedade com registo e com vício.
Ambos estes últimos aspetos ainda a examinar, mas que poderão ser úteis, para
efeitos de exposição. Tanto basta para que se não possa apelar para uma informe
doutrina de relações contratuais de facto ou sociedade de facto, a resolver por
analogia. Antes teremos soluções claramente baseadas na lei. Mas a lei fundamenta
todas as soluções legítimas. A sociedade irregular por incompleitude é, muito
claramente, uma sociedade assente na vontade das partes. Esta é, pela lei, aproveitada

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até aos limites do possível. A hipótese de acordo informal (artigo 36.º, n.º2 CSC) é
equiparada à sociedade civil, pressupondo-se, naturalmente: com o conteúdo que as
partes lhe tiverem dado. Havendo contrato o seu teor rege os direitos entre as partes
(artigo 37.º CSC). E mesmo quanto a relações externas: tudo funciona consoante o
figurino adotado pelas partes (artigos 38.º, 39.º e 40.º CSC). A falta do registo, na
prática, apenas vem impedir o privilégio da limitação da responsabilidade, tendo
significado efetivo no tocante às sociedades de capitais. A sociedade irregular por
incompleitude – portanto: a pré-sociedade – é uma pessoa coletiva erigida pela
vontade das partes e na base da sua autonomia privada. Poder-se-ia apelar à temática
das pessoas rudimentares. Seria útil no caso do artigo 36.º, n.º1 CSC: a sociedade 78
aparente funciona em modo coletivo apenas muito limitadamente. Já após o acordo
de constituição (artigo 36.º, n.º2 CSC) altura em que se remete para as sociedades
civis puras, poderá haver personalidade mais ampla: depende do nível de organização
alcançado. Realizado o contrato, as sociedades assumem, de facto, personalidade
coletiva. Se bem se atentar, as limitações que impendem sobre as sociedades não
registadas têm a ver com a responsabilidade dos sócios perante terceiros, que não é
limitada. Quanto ao resto: temos órgãos, temos representantes orgânicos e temos, de
facto, um centro autónomo de imputação de normas, com funções e interesses
próprios. Tudo isto aponta para uma única e inevitável conclusão: as sociedades
irregulares retiram a sua jurídica-positividade da vontade das partes. Nos diversos
casos surpreendemos acordos a tanto destinados, ainda que completados pela tutela
da aparência: esta, ligada à proteção da confiança, segue, ainda que por analogia, o
regime negocial. O passo seguinte: qual a figura derivada da vontade das partes? De
acordo com as categorias gerais, como são hoje entendidas, tal figura dá azo a um
contrato. Que contrato? Perante a noção geral do artigo 980.º CC, confirmada, aliás,
por quanto ela representa, tal contrato só poderá ser… um contrato de sociedade.
Resta concluir: as sociedades irregulares, que o sejam por incompleitude são, em todo
o caso, verdadeiras sociedades, assentes em equivalentes contratos de sociedade. Tais
contratos, por razões endógenas (falta de contrato formal) ou exógenas (falta de
registo) não equivalem aos modelos finais legalmente fixados. Não deixam de ser
contratos. De categoria inferior? Não propriamente: apenas diferente. As sociedades
irregulares são verdadeiras e próprias sociedades, ainda que diversas do figurino
elencado no artigo 1.º, n.º2 CSC. Há inúmeras graduações possíveis, o que não
admira, uma vez que escapam à tipicidade comercial. Quanto à natureza: contratual,
como sucede com a nossa matriz societária.

§12.º - Sociedades irregulares por invalidade

A categoria; a 1.ª Diretriz das sociedades comerciais: como foi referido, o


universo das sociedades irregulares, tal como emergia do Código Veiga Beirão, era muito
envolvente: abrangia todas as sociedades que não se constituíssem «nos termos e segundo os
trâmites indicados neste Código». Porventura mais pela letra do que pelo espírito, o preceito veio
abarcar não apenas incompleitudes, faltas de registo ou disfunções perante o modelo legal
mas, também, situações de invalidade, na própria constituição da sociedade. De todo o modo,

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a aproximação correspondia a uma efetiva confluência de valorações: parece claro que, nas
diversas situações englobadas, ocorrem problemas de tutela dos sócios e dos terceiros, que
concitam soluções de calibre próximo. Esta capacidade aglutinante da velha figura das
sociedades irregulares foi reforçada, de forma muito curiosa, pela 1.ª Diretriz das sociedades
comerciais, que pretendeu coordenar as garantias que, para proteção dos interesses dos
sócios e de terceiros, são exigidas, nos Estados Membros, às sociedades. Essa Diretriz foi
substituída pela n.º 2009/101/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 setembro
1009, que procedeu à codificação das alterações entretanto introduzidas. A Diretriz
2009/101, abrange cinco capítulos. De acordo com o corpo do artigo 12.º desta Diretriz,
aqui em causa, os fundamentos da invalidade da sociedade são limitados:correspondem, 79
deste modo, a uma exigência comunitária, que já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça
Europeu. Trata-se de um elemento que deve ser tido em conta, em nome de uma
interpretação conforme com as diretrizes, quando estejam em causa normas de transposição.
Transcendendo as exigências comunitárias, o legislador consagrou uma regulação minuciosa
para esta matéria: os artigos 41.º a 52.º CSC. A lei poderia, claramente, ter sido mais
sistemática e simples. A mera leitura das epígrafes dos preceitos implicados mostra uma
ordenação caleidoscópica, difícil de reter e que não era exigida pela ordem da União. Na
sequência, iremos distinguir:
 Princípios gerais;
 Regras quanto a sociedades de pessoas;
 Regras quanto a sociedades de capitais.
Em rigor, apenas quanto a estas últimas há elementos de exigência comunitária.

Os princípios gerais; o favor societatis: os princípios gerais relativos à ineficácia


dos negócios jurídicos são de elaboração civil. Devemos ainda ter presente que se trata de
matéria histórico-dogmática de certa complexidade, variável de País para País e, ainda, em
função de coordenadas históricas. Como pano de fundo, temos a seguinte regra: o negócio
jurídico que, por razões extrínsecas (impossibilidade, indeterminabilidade, ilicitude ou
contrariedade à lei ou aos bons costumes) ou intrínsecas (vício na formação ou na
exteriorização) não produza efeitos ou, pelo menos, todos os efeitos que, por lei, ele deveria
produzir, é ineficaz. Dentro da ineficácia, a categoria a reter é a da invalidade. Finalmente,
dentro da invalidade e quando a lei não disponha de outro modo, o vício concretizado é o
da nulidade. Todas estas regras são aplicáveis ao contrato de sociedade, antes de ter ocorrido
o registo. Segundo o artigo 41.º, nº.1, 1.ª parte CSC, enquanto o contrato não estiver registado,
«a invalidade do contrato ou de uma das declarações negociais rege-se pelas disposições aplicáveis em negócios
jurídicos nulos ou anuláveis». Apenas com duas especificidades:
 As invalidades (nulidade declarada ou anulação pronunciada) envolvem a liquidação
da sociedade, em termos abaixo referidos (artigo 41.º, n.º1, 2.ª parte CSC);
 A invalidade resultante de incapacidade é oponível, também, a terceiros (artigo 41.º,
n.º2 CSC).
No domínio das sociedades comerciais, operam regras diversas das comuns. A nulidade pura
e simples iria comprometer todos os atos já praticados pela sociedade em jogo,
desamparando os terceiros e pondo em risco a própria confiança que a comunidade deve

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dispensar ao fenómeno societário. Por isso, encontramos aqui todo um conjunto de regras
destinadas a minimizar, por vários ângulos, a invalidade das sociedades comerciais e as
consequências dessa invalidade, quando ela seja inevitável. É o favor societatis. O favor societatis
exprime-se, na lei portuguesa, em sete vetores:
 Na limitação dos fundamentos da nulidade;
 Na introdução de prazos para a invocação dessa nulidade;
 Na presença de esquemas destinados a sanar as invalidades;
 Na delimitação da legitimidade para invocar a nulidade; 80

 Na limitação dos efeitos da anulabilidade, perante as partes;


 Numa certa inoponibilidade das invalidades a terceiros;
 Na presença de um regime especial, no tocante à execução das consequências da
nulidade.
A sociedade tem uma especial consistência jurídico-social. As razões da sua nulidade são
limitadas, como vimos, pelo artigo 11.º da Diretriz, a qual foi transposta pelo artigo 42.º, n.º1
CSC. Elas são, ainda, taxativas: «o contrato só pode ser», diz o preceito em jogo. Daí resulta uma
regra geral da redução das invalidades, que nos diz o seguinte: a invalidade de algumas
cláusulas societárias não conduz à invalidade de todo o contrato; isso só sucederá se a
invalidade em causa recair sobre alguma cláusula crucial: as elencadas nos artigo s 11.º
Diretriz e 42.º CSC, salvo a exigência de registo, feita por este e ausente do primeiro. As
nulidades em jogo são, sempre, nulidades totais do contrato de sociedade, só possíveis nas
descritas situações. Em princípio, a nulidade pode ser invocada a todo o tempo, e por
qualquer interessado. Mas perante o contrato de sociedade, já não é assim:
 Desde logo, antes de intentar a ação, há que interpelar a sociedade para sanar o vício,
quando este seja sanável; só 90 dias após a interpelação se pode interpor a ação.
Opera, assim, como um ónus.;
 A ação deve ser intentada no prazo de três anos a contar do registo, salvo tratando-
se do Ministério Público (artigo 44.º, n.º2 e 2 CSC); quer isso dizer que, passado esse
prazo, o direito a propor caduca;
 Ela pode ser iniciada por qualquer membro da administração, do conselho fiscal ou
do conselho geral e de supervisão da sociedade ou por qualquer terceiro «que tenha
um interesse relevante e sério na procedência da ação».
Mas há, ainda, verdadeiros deveres legais de informar, segundo o artigo 44.º, n.º3 CSC. Os
membros da administração devem comunicar, no mais breve prazo, aos sócios de
responsabilidade ilimitada e aos sócios de sociedades por quotas, a proposição da ação de
declaração de nulidade. Entenda-se, para que o preceito seja útil: independentemente de
quem tenha proposto a ação. Tratando-se de sociedades anónimas, a comunicação deve ser
feita ao conselho fiscal ou ao conselho geral e de vigilância (ou à comissão de auditoria),
consoante o tipo de sociedade anónima em causa (artigo 44.º, n.º3, in fine CSC). Este dever
visa facultar o conhecimento da ação dentro da sociedade, permitindo, aos interessados,
tomar as medidas que entenderem e, no limite: iniciar o processo de sanação do vício. A sua

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omissão presume-se culposa (artigo 799.º, n.º1 CC) e obriga o prevaricador a indemnizar o
lesado por todos os danos causados. Dado o teor do artigo 44.º CSC, ele aplica-se ,
claramente, a todos os tipos de sociedades comerciais. A anulabilidade tem, como se sabe e
nos termos do artigo 287.º, n.º1 CC, requisitos especiais de funcionamento. Na prática, ela
equivale a uma impugnabilidade: coloca nas mãos do interessado um direito potestativo
temporário de provocar o colapso do negócio. Todavia, sempre segundo o Direito comum,
uma vez atuada, ela tem efeitos similares aos da declaração de nulidade. Aqui intervém o favor
societatis:
 Nas sociedades de capitais, certos fundamentos de anulabilidade operam (apenas)
como justas causas de exoneração dos sócios atingidos; quanto à incapacidade: ela 81
gera uma anulabilidade limitada ao incapaz (artigo 45.º, n.º1 e 2 CSC);
 Nas sociedades de pessoas, a invalidade por determinados fundamentos provoca
anulabilidade apenas perante o atingido, salvo na impossibilidade de redução prevista
no artigo 292.º CC (artigo 46.º CSC);
 Em qualquer dos casos, o sócio que obtenha a anulação do contrato, nos termos do
artigo 45.º, n.º2 ou 46.º CSC, tem o direito de rever o que prestou e não pode ser
obrigado a completar a sua entrada mas, «se a anulação se fundar em vício da vontade ou
usura, não ficará liberto, em face de terceiros, da responsabilidade que por lei lhe competir quanto às
obrigações da sociedade anteriores ao registo da ação ou da sentença» (artigo 47.º CSC); o
disposto nos artigos 45.º a 47.º CSC vale, com as adaptações necessárias, se o «sócio
incapaz ou aquele cujo consentimento foi viciado» ingressar posteriormente na sociedade» (artigo
48.º CSC);
 A anulabilidade pode ver o seu prazo encurtado, através do dispositivo no artigo 49.º
CSC: qualquer interessado pode notificar o impugnante para que anule ou confirme
o negócio; perante a notificação, tem o notificado 180 dias para intentar a ação, sob
pena de o vício se considerar sanado;
 Quanto aos efeitos: eles podem ser substituídos pela homologação judicial de
medidas, requeridas pela sociedade ou por um dos sócios, e que se mostrem
adequadas, para satisfazer o interesse do autor, «em ordem a evitar a consequência jurídica
a que a ação se destine» (artigo 50.º, n.º1 CSC).

Os efeitos da invalidade: uma manifestação importante do favor societatis é a das


consequências da invalidade, nos termos do artigo 52.º CSC. Em princípio, a invalidade tem
os efeitos radicais do artigo 289.º CC, efeitos esses que, doutrinariamente, têm sido
amortecidos, em obrigações duradouras. No caso das sociedades comerciais, as
consequências da declaração de nulidade ou da anulação do respetivo contrato foram objeto
de específico regime legal. Desde logo, segundo o artigo 52.º, n.º1 CSC, a invalidação do
contrato de sociedade determina:
«(…) a entrada da sociedade em liquidação, nos termos do artigo 165.º, devendo esse efeito ser
mencionado na sentença».
Recordamos que a liquidação, regulada nos artigos 146.º e seguintes CSC, é o conjunto de
operações que, dissolvida uma sociedade, permitem o pagamento dos credores sociais e a
repartição do remanescente pelos sócios, nos termos acordados ou legais. Pois bem: a

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invalidação, acompanham as comuns declarações de nulidade ou anulação. O simples facto


de poder haver relações com terceiros, traduzidas na existência de credores sociais ou de
devedores à sociedade e a possibilidade de se desenvolverem, ainda, negócios pendentes,
obriga a uma série de operações ditas de liquidação. Há um claro paralelo com a dissolução,
o que justifica a remissão legal. A liquidação por nulidade ou anulação da sociedade tem,
todavia, especificidades em relação à liquidação comum. Donde o teor do artigo 165.º CSC,
cujo n.º1 manda seguir o regime legal, com as particularidades seguintes:
i. Devem ser nomeados liquidatários, exceto se a sociedade não tiver iniciado a sua
atividade;
82
ii. O prazo de liquidação extrajudicial é de dois anos, a contar da declaração de
nulidade ou anulação de contrato e só pode ser prorrogado pelo tribunal;
iii. As deliberações dos sócios são tomadas pela forma prescrita para as sociedades
em nome coletivo;
iv. A partilha será feita de acordo com as regras estipuladas no contrato, salvo se
tais regras forem, em si mesmas, inválidas;
v. Só haverá lugar a registo de qualquer ato se estiver registada a constituição da
sociedade.
Além disso, qualquer sócio, credor da sociedade ou credor de sócio de responsabilidade
ilimitada, pode requerer a liquidação judicial, antes de ter sido iniciada a liquidação pelos
sócios, ou a continuação judicial da liquidação iniciada, se esta não tiver terminado no prazo
legal. Toda esta matéria deve ser confrontada com o regime geral da liquidação das
sociedades. Assinale-se que a exigência de liquidação da sociedade invalidada, além de se
impor pela própria natureza das coisas, deriva da 1.ª Diretriz sobre sociedades comerciais,
mais precisamente do seu artigo 13.º, n.º2, na sua versão de 2009. Deve, pois, proceder-se a
uma interpretação que, em concreto, dê corpo à intenção legislativa subjacente ao nosso
artigo 52.º CSC. A exigência de liquidação apresenta-se, aqui, como uma norma de tipo
processual formal, com custos. Tais custos constituem risco dos sócios que hajam decidido
subscrever a sociedade viciada, tenham ou não culpa na ocorrência. A redução teleológica do
artigo 52.º, n.º1 CSC não parece possível:
 Não pode haver dispensa de liquidação nem formação do respetivo processo à
margem da lei, mesmo nos casos em que o património da sociedade não tenha
passivo e em que o ativo seja comporto por dinheiro ou bens suscetíveis de imediata
partilha entre os ex-sócios;
 Perante a invalidade do contrato de sociedade por vício de forma, ocorrida antes do
registo definitivo, não pode ser restituído, aos sócios, o valor das prestações que
fizeram a título de entrada, com base no artigo 289.º CC; esses sócios têm,
unicamente, o direito de verem partilhado o ativo resultante da liquidação.
O legislador sentiu, depois, a necessidade de se ocupar dos negócios concluídos
anteriormente em nome da sociedade. A regra básica é a de que esses negócios não são
afetados, na sua eficácia, pela declaração de nulidade ou anulação do contrato social (artigo
52.º, n.º1 CSC). Trata-se de uma transposição rigorosa do artigo 13.º, n.º1 da 1.ª Diretriz na

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sua versão de 2009. Há que interpretá-lo de modo estrito, permitindo a introdução de duas
delimitações:
 É necessário que o próprio negócio anteriormente concluído com a sociedade não
incorra em nenhum fundamento de invalidade;
 Exigindo-se, ainda, que o terceiro protegido esteja de boa fé, no sentido geral:
desconhecer, sem culpa, o vício que afeta a sociedade.
Este entendimento pode ser perturbado pelo artigo 52.º, n.º3 CSC, cujo teor cumpre ter bem
presente:
83
«No entanto, se a nulidade proceder de simulação, de ilicitude do objeto ou de violação de ordem
pública ou ofensiva dos bons costumes, o disposto no número anterior só aproveita a terceiros de
boa fé».
A contrario, pareceria que, provindo a nulidade de quaisquer outros vícios, a tutela referida
no artigo 52.º, n.º2 CSC aproveitaria mesmo a terceiros de má fé. Quanto à lógica da tutela
de terceiros, explica o artigo 52.º, n.º4 CSC: a invalidade não exonera os sócios da realização
das suas entradas nem da responsabilidade pessoal e solidária que, por lei e perante terceiros,
eventualmente lhes incumba: um aspeto a delucidar na liquidação, cabendo aos liquidatários
cobrar, aos sócios remissivos, as importâncias em falta. Naturalmente: cessará a
responsabilidade quando se esteja perante um sócio cuja incapacidade tenha sido causa de
anulação do contrato ou quando ela venha a ser oposta, por via de exceção, às sociedades,
aos outros sócios ou a terceiros (artigo 52.º, n.º5 CSC). No seu conjunto, estas especificidades
de regime atinentes às invalidades do contrato de sociedade habilitam-nos a concluir: trata-
se, por um prisma de Teoria Geral do Direito, de invalidades específicas, de tipo misto.
Impõe-se uma indagação caso a caso e perante os preceitos gerais e específicos. A sociedade
atingida não desaparece: no limite, sujeitar-se-á (apenas) à liquidação. Merece, assim, a
designação tradicional: sociedade irregular.

Especificidades das sociedades pessoas: quanto às sociedades de pessoas –


fundamentalmente: sociedades em nome coletivo e em comandita simples – a primeira
observação é clara: elas caem fora da 1.ª Diretriz sobre Sociedades Comerciais. Segundo o
artigo 1.º da Diretriz em causa, ela apenas se dirige a sociedades anónimas, a sociedades em
comandita por ações e a sociedades por quotas, isto é: às geralmente chamadas de sociedades
de capitais. Compreende-se, assim, por que razão as sociedades de pessoas estão um tanto
mais próximas do regime geral. Desde logo, o artigo 43.º, n.º1 CSC enuncia:
«Nas sociedades em nome coletivo e em comandita simples, são fundamentos de invalidade do
contrato, além dos vícios do título constitutivo, as causas gerais de invalidade dos negócios
jurídicos segundo a lei civil».
Os vícios do título constitutivo correspondem aos fundamentos de invalidade admitidos na
1.ª Diretriz, para atingir as sociedades de capitais e que o artigo 42.º, n.º1 CSC verteu para a
ordem interna: artigo 43.º, n.º2 CSC, que acrescenta ainda a falta de menção do nome ou
firma de algum dos sócios de responsabilidade ilimitada. Tudo isto seria alcançável através
dos princípios gerais. Todavia, o disposto no preceito em estudo tem a virtualidade de
facilitar a tarefa do intérprete-aplicador. Os vícios que atinjam o título constitutivo – e que a
lei ilustra referindo a falta ou nulidade da indicação da firma, da sede, do objeto e do capital

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social da sociedade, bem como do valor da entrada de algum sócio e das prestações realizadas
por conta desta – podem ser sanáveis por deliberações dos sócios, tomadas nos termos
estabelecidos para as deliberações sobre alteração do contrato – artigo 43.º, n.º3 CSC. De
facto: são alterações do contrato. Quanto à segunda categoria dos vícios – isto é, segundo o
artigo 43.º, n.º1 CSC –, o Código isola, expressamente, o que considera vícios da vontade e
incapacidade, enumerando – artigo 46.º CSC: o erro, o dolo, a coação, a usura e a
incapacidade. Para o seguinte:
 A invalidade daí resultante só opera em relação ao contraente que sofra o erro ou a
usura ou que seja incapaz (1.ª parte);
84
 Podendo, todavia, o negócio ser anulado no seu todo («quanto a todos os sócios») se,
perante o artigo 292.º CC, não for possível a sua redução às participações dos outros.
Impõem-se dois reparos. Em primeiro lugar, o regime do artigo 46.º CSC acaba por ser o da
redução, previsto no artigo 292.º CC, conquanto que expresso em termos invertidos. Repare-
se: a invalidade de uma das declarações envolve a de todo o negócio, salvo a redução; esta
consiste, aqui, na eliminação de um dos sócios, possível desde que não se mostre que a
sociedade não seria concluída sem ele. Em segundo: quid iuris quanto aos vícios gerais não
referidos no artigo 46.º CSC? O problema poderia descambar num clássico confronto entre
o argumento a contrario e a analogia. Mas neste âmbito, nem sequer: uma vez que a
especificidade do artigo 46.º CSC se espraia, afinal, no regime comum, bastará fazer a pelo a
este. Nas sociedades de pessoas, os diversos vícios que possam atingir o contrato constitutivo
respetivo dão azo às competentes invalidades; porém, quando toquem, apenas, num dos
sócios (ou mais), os contratos atingidos são recuperáveis pela redução, quando possível
(artigo 292.º CC). Pela mesma ordem de ideias, poderemos recuperar sociedades
dissimuladas (artigo 241.º CC) e construir sociedades por conversão (artigo 293.º CC). O
apelo ao Direito comum a tanto conduz, sendo que os princípios gerais, acima estudados e
aqui aplicáveis, asseguram as dimensões societárias em jogo.

Especificidades das sociedades de capitais: no tocante às sociedades por quotas,


anónimas ou em comandita por ações, operado o registo definitivo, apenas se admite a
declaração de nulidade do correspondente contrato, por algum dos fundamentos referidos
no artigo 42.º, n.º1 CSC. Por maioria de razão e, ainda, por força de uma interpretação
conforme com a Diretriz, tais sociedades não podem ser anuladas sob nenhum fundamento.
Tão-pouco pode ser suscitada a hipótese de inexistências, que não são admitidas, como vício
autónomo, pelo Direito civil português. A sequência do artigo 42.º, n.º1 CSC é taxativa. Deve
notar-se que a Diretriz transposta não exige o registo da sociedade. Temos, pois, de entender,
pela lógica do Direito português e, também, para evitar a violação, pelo nosso Estado, da
Diretriz em causa, que antes do registo, não há sociedade, para efeitos da proteção ora em
jogo. Mas isso suscita outras dificuldades. Os vícios alinhados apresentam um surrealismo
vincado. Não se vê como se consiga registar uma sociedade… cujo contrato não tenha sido
reduzido a escrito, com as assinaturas presencialmente reconhecidas. E quando isso sucede,
o registo em causa seria ilícito, nulo, podendo ser impugnado, o que não é vedado por
nenhuma lei, interna ou comunitária. Deixaria, então, de haver registo, seguindo-se o regime
do artigo 41.º CSC … O vício de forma só faz sentido quando não se requeira o registo ou
quando o problema se discuta antes de o mesmo ter sido efetivado. Os demais vícios também
são de verificação bem improvável: não vemos como reconhecer assinaturas com tão

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patentes insuficiências. A natureza óbvia da 1.ª Diretriz tem a ver com a data: 1968. Nessa
altura, a legislação comunitária dava pequenos passos. De todo o modo, ao proteger o
contrato apenas após o registo, o Código das Sociedades Comerciais está a transpor
deficientemente a 1.ª Diretriz. No plano interno, nada a fazer. Os prejudicados poderão, de
todo o modo, responsabilizar o Estado português por essa falha. O artigo 42.º, n.º2 CSC
considera sanáveis «por deliberação dos sócios, tomada nos termos estabelecidos para as deliberações sobre
alteração do contrato», alguns dos vícios elencados como relevantes: a falta ou nulidade da firma
e de sede da sociedade, bem como do valor da entrada de algum sócio e das prestações
realizadas por conta desta. Quanto a estas prestações: não têm de constar do ato constitutivo
e, em regra, nem constarão. O artigo 45.º, n.º1 CSC elenca determinados vícios da vontade 85
– o erro, o dolo, a coação e a usura – a que acrescenta a incapacidade. Pois bem: tais
eventualidades, não podem determinar a anulabilidade de sociedades de capitais
(registadas…), visto o artigo 42.º, n.º1 CSC; constituiriam, todavia, justa causa de exoneração
do sócio atingido, desde que se verifiquem as circunstâncias de anulabilidade. Tratando-se
de incapacidade, teremos uma anulabilidade relativa apenas ao incapaz (artigo 45.º, n.º2 CSC).
Tal como fizemos perante o preceito paralelo (artigo 46.º CSC) relativo às sociedades de
pessoas, também aqui cabem dois reparos:
 O regime limitador das consequências da anulabilidade abre na regra geral da redução
dos contratos societários com invalidades;
 Ficam sem referência legal os outros vícios: simulação parcial, simulação relativa, falta
de consciência da declaração, coação física e incapacidade acidental; desta feita
compete, caso a caso, verificar se tais vícios podem, por analogia, constituir justa
causa de exoneração.
Apenas o excesso de construtivismo legal levou a tais complicações: perfeitamente
dispensáveis.

Secção III – O registo e as publicações

§13.º - O registo comercial

Aspetos gerais do registo comercial: o registo comercial equivale a um conjunto


concatenado de normas e de princípios que regulam um sistema de publicidade racionalizado
e organizado pelo Estado, relativo a atos comerciais. Além disso, registo comercial designa
o setor da Ciência do Direito que estuda, que ensina e que aplica essas normas e princípios.
Por seu turno, a publicidade relativa a atos comerciais pretende dá-los a conhecer ao público
interessado. Repare-se que o acesso a atos comerciais permite conhecer as situações que deles
decorram. O relevo da publicidade dos atos comerciais leva o Direito a tornar obrigatório o
seu registo, em diversas circunstâncias. A efetivação do registo obedece a regras: não podem
ser efetuadas inscrições sem um prévio controlo do que se registe, entre outros aspetos. E
uma vez efetivado, o registo produz efeitos. A sujeição ao registo comercial é um dado a

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incluir no estatuto jurídico do comerciante: a esse propósito deve ser considerado. Apenas
serão relevados alguns aspetos atinentes ao Direito das Sociedades.

A reforma de 2006: o Direito português das sociedades apresentava, nos princípios do


século, uma feição pesada: pejado de formalidades demoradas, com múltiplas instâncias de
controlo em sobreposição, ele representava um colete de forças para o desenvolvimento
empresarial. A partir de 2005 – com alguns antecedentes – o legislador empenhou-se em
simplificar o sistema. Ponto alto das reformas foi o Decreto-Lei n.º 76.º-A/2006, 29 março.
Esse diploma teve, porém, uma ação profunda no Código do Registo Comercial, muito
alterado, ao ponto de ter sido republicado como Anexo II. As alterações cisaram,
86
fundamentalmente, as sociedades. A sistemática inicial do Código foi mantida. Apesar de se
verificar uma alteração profunda em orientações básicas do diploma – radical mesmo, quanto
às sociedades por quotas! – não houve o ensejo de elaborar um novo diploma. Devem ainda
ter-se presentes dois condicionalismos que possibilitam uma reforma ambiciosa:
 A disponibilidade de meios informáticos, os quais podem facilitar radicalmente todas
as tarefas de coordenação, pesquisa e disponibilidade da informação registal;
 A dimensão do País, que permite centralizar toda esta matéria, em vez de a manter
dispersa por várias circunscrições.

O processo do registo: o processo de registo, no formato resultante da reforma de 2006,


segue, em síntese, o seguinte caminho:
 O pedido do registo é formulado verbalmente, quando efetuado em pessoa por quem
tenha legitimidade para o efeito (artigo 4.º, n.º1 Regulamento do Registo Comercial3);
 Nos restantes casos, é feito por escrito, em modelo adequado (artigo 4.º, n.º2 do
RRCom).
Por seu turno, nas conservatórias existem (artigo 1.º, n.º1 RRCom):
 Um diário em suporte informático;
 Fichas de registo com o mesmo tipo de suporte;
 Pastas de arquivo.
Os registos por transcrição seguem a metodologia regulada nos artigos 8.º, a 13.º RRCom.
Assim:
 O extrato de matrícula deve conter o número, que corresponde ao NIC, a natureza
da entidade, o nome ou a firma do comerciante individual ou a firma ou denominação
da pessoa coletiva (artigo 8.º RRCom);
 O extrato das transcrições compreende certas menções gerais (artigo 9.º RRCom) e,
eventualmente, especiais (artigo 10.º RRCom);
 Os averbamentos são explicitados (artigo 11.º RRCom).
Quanto aos registos por depósito, há a salientar:

3 Portaria n.º 657-A/2006, 28 junho.

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 Menções gerais: data, facto, nome ou denominação (melhor seria firma) (artigo 14.º
RRCom);
 Menções especiais elencadas na lei (artigo 15.º RRCom).
Finalmente, o artigo 16.º RRC determina que as notificações sejam efetuadas por carta
registada.

A impugnação de decisões: da decisão de recusa da prática do ato de registo cabe


(artigo 101.º, n.º1 CRCom):
 Recurso hierárquico para o diretor geral dos Registos e do Notariado; 87

 Impugnação judicial.
Impugnada a decisão, o conservador profere, em 10 dias,, despacho a sustentar ou a reparar
a decisão (artigo 101.º-B, n.º1 CRCom). Sendo sustentada, o Presidente do Instituto dos
Registos e do Notariado, I.P, decide em 90 dias (artigo 102.º, n.º1 CRCom), podendo ser
ouvido o Conselho Técnico. Sendo o recurso hierárquico considerado improcedente, pode
ainda o interessado impugnar judicialmente a decisão (artigo 104.º, n.º1 CRCom): tem 20
dias (artigo 104.º, n.º2 CRCom). Da sentença cabe recurso, com efeito suspensivo, recurso
esse que pode ser interposto pelo autor, pelo réu, pelo Presidente do Instituto dos Registos
e do Notariado, I.O. e pelo Ministério Público (artigo 106.º, n.º1 CRCom). Do acórdão da
Relação não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, salvo quando seja sempre
admissível (artigo 106.º, n.º4 CRCom).

§14.º - O registo comercial e as sociedades

Os princípios: o registo comercial está especialmente vocacionado para as sociedades. De


todo o modo, ele obedece a princípios gerais, que cumpre recordar. São eles:
 O princípio da instância;
 O princípio da obrigatoriedade;
 O princípio da competência (só até 2007);
 O princípio da legalidade;
 O princípio do trato sucessivo (só até 2007).
Todos eles comportam desvios e exceções. Aqui damos, tão só, uma síntese. Os diversos
princípios enunciam-se nas proposições que seguem:
 Princípio da instância: o registo comercial efetua-se a pedido dos interessados; apenas
haverá registos oficiosos nos casos previstos na lei (artigo 28.º CRCom);
 Princípio da obrigatoriedade:

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o Direta: a inscrição de certos factos, referidos no artigo 15.º, n.º1 CRCom é


imperativa, sob pena de coimas;
o Indireta: os diversos factos sujeitos a registo só produzem efeitos, perante
terceiros, depois da inscrição (artigo 14.º, n.º1 CRCom) ou da publicação
(artigo 14.º, n.º2 CRCom);
 Princípio da legalidade: segundo o artigo 41.º CRCom:
«A viabilidade do pedido do registo a efetuar por transcrição deve ser apreciada em
face das disposições legais aplicáveis, dos documentos apresentados e dos registos
88
anteriores, verificando especialmente a legitimidade dos interessados, a regularidade
formal dos títulos e a validade dos atos neles contidos».
Contraponto deste princípio é a recusa do registo, a qual deve operar nos casos
seriados no artigo 48.º, n.º1 CRCom.

Os efeitos do registo: o registo comercial assenta na atividade de um serviço público


expressamente destinado a publicitar, junto do público interessado, a ocorrência de atos
comerciais. Publicitados tais atos, todos sabem, de antemão, que deles decorrerão situações
jurídicas inevitáveis. Trata-se de um produto especialmente credível: há fé pública. Além
disso, o registo é – ou tende a ser – obrigatório: nem sequer queda, em particular, um juízo
de idoneidade ou de conveniência. Em suma: tudo isto explica que o registo comercial não
se fique por uma mera eficácia informativa. Ele antes assume consequências concretas, a
nível processual e a nível substantivo. O primeiro efeito é o presuntivo. Segundo o artigo
11.º CRCom:
«O registo por transcrição definitivo constitui presunção de que existe a situação jurídica, nos
precisos termos em que é definida».
O segundo é o da prevalência do registo mais antigo: havendo, com referência às mesmas
quotas ou partes sociais, inscrições ou pedidos incompatíveis de inscrições, prevalece o
primeiro inscrito, nos termos do artigo 12.º CRCom. Como se vê, trata-se de um efeito que
releva, apenas, para as sociedades comerciais. O efeito constitutivo diz-nos, em síntese, o
seguinte: contrariando o vetor da imediata produção de efeitos por contrato (artigo 406.º,
n.º1 CC) as leis impõem, por vezes, a ocorrência de um registo, para que determinados atos
produzam todos os efeitos que se destinam a produzir. Tal ocorreria, designadamente, no
tocante às sociedades comerciais, em termos que, adiante, melhor examinaremos. Desde já
adiantamos, todavia, que não se trata de um verdadeiro efeito constitutivo mas,, antes, de um
fator condicionante de eficácia plena. Finalmente, temos um efeito indutor de eficácia, que
se manifesta em duas proposições:
 A publicidade negativa: o ato sujeito a registo e não registado não produz os seus
efeitos ou todos os seus efeitos;
 A publicidade positiva: o ato indevida ou incorretamente registado pode produzir
efeitos, tal como emerja da aparência registal.
Tudo isto invoca uma série de construções de alguma complexidade e que pertencem ao
Direito Comercial. O Direito das sociedades comerciais pressupõem-nas. Nalguns casos:
afeiçoa-as.

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Atos societários sujeitos a registo: à partida, o registo teria um efeito constitutivo


primordial, no seio do Direito das sociedades: segundo o artigo 5.º CSC:
«As sociedades gozam e personalidade jurídica e existem como tais a partir da data do registo
definitivo do contrato pelo qual se constituem, sem prejuízo do disposto quanto à constituição
das sociedades por fusão, cisão ou transformação de outras».
Tal preceito deixa de fora todas as constituições que não operem por contrato e que, de todo
o modo, não poderão deixar de ser registadas. Além disso e como vimos, a pré-sociedade já
é uma sociedade, mau grado a falta do registo. Somos, assim, obrigados a rever a ideia de um
registo a priori constitutivo, no domínio das sociedades4. Toda a matéria tem de ser estudada 89
e reconstruída. Segundo o Código de Registo Comercial, estão sujeitos a registo, logo pelo
artigo 3.º CRCom, vinte e um grupos de atos relativos a sociedades comerciais e civis sob
forma comercial, que poderemos ordenar da forma seguinte:
 O contrato de sociedade e, em geral, as suas modificações;
 As transformação, cisão, fusão, dissolução e liquidação das sociedades;
 As transmissões de partes sociais ou de quotas e as operações a elas relativas;
 A deliberação de amortização, conversão ou remissão de ações e a emissão de
obrigações;
 A designação e a cessação de funções dos administradores, dos fiscalizadores e do
secretário, salvo determinadas exceções;
 Determinadas relações de grupo entre sociedades;
 A prestação de contas.
Deve assinalar-se que estão sujeitos a registo comercial a generalidade dos atos relevantes e
relativos a cooperativas (artigo 4.º CRCom), a empresas públicas (artigo 5.º CRCom), a
agrupamentos complementares de empresas (artigo 6.º CRCom), a agrupamentos europeus
de interesse económico (artigo 7.º CRCom) e a estabelecimentos individuais de
responsabilidade limitada (artigo 8.º CRCom). Estão ainda sujeitas a registo as ações que
tenham como fim, principal ou acessório, declarar, fazer conhecer, constituir, modificar ou
extinguir qualquer dos direitos referidos nos artigos 3.º a 8.º CRCom (artigo 9.º, alínea b)
CRCom) e, ainda (artigo 9.º CRCom):
 As ações de declaração de nulidade ou de anulação dos contratos de sociedade (alínea
c));
 As ações de declaração de nulidade ou anulação de deliberações sociais, bem como
dos procedimentos cautelares de suspensão destas (alínea e));
 As decisões finais obtidas nesses processos (alínea h));
 Diversas ações do domínio da insolvência (alíneas i) a n)).
Acrescenta o artigo 10.º CRCom, entre outros sujeitos a registo:

4 Consultem o Código Anotado.

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 A criação, a alteração e o encerramento de representações permanentes de sociedades


ou entidades equivalentes (alínea c));
 A prestação de contas de sociedades com sede no estrangeiro e representação
permanente em Portugal (alínea d)).
Deve frisar-se que todo este esquema é reforçado pelo artigo 15.º, n.º1 CRCom: este preceito
considera obrigatório o registo da generalidade dos atos societários a ele sujeitos. Além disso,
o n.º5 desse mesmo artigo determina:
«As ações de declaração de nulidade ou de anulação dos contratos de sociedade (…) bem como
90
de deliberações sociais, não terão seguimento após os articulados enquanto não for feita a prova
de ter sido pedido o seu registo; nos procedimentos cautelares de suspensão de deliberações sociais,
a decisão não será proferida enquanto aquela prova não for feita».
Trata-se de um preceito com grande relevo prático. Quanto ao Código das Sociedades
Comerciais, cumpre relevar:
 Artigo 5.º CSC: as sociedades gozam de personalidade jurídica e existem como tais a
partir da data de registo definitivo do contrato;
 Artigo 112.º CSC: os efeitos da fusão dão-se com a sua inscrição no registo comercial;
 Artigo 120.º CSC: idem, quanto à cisão;
 Artigo 160.º, n.º2 CSC: idem, quanto à extinção.
Não conseguimos, todavia, montar um sistema coerente de registo, para mais constitutivo:
desde logo porque os atos acima mencionados acabam por produzir diversos (e importantes)
efeitos, mesmo antes do registo, com especial relevo para o contrato de sociedade; de seguida,
porque atos manifestamente equivalentes aos transcritos – como a modificação ou a
transformação das sociedades – não dependem, formalmente, do registo (artigo 88.º a 140.º-
A, n.º1 CSC).

O efeito condicionante de eficácia plena: não se torna difícil imputar às diversas


inscrições de atos societários uma eficácia constitutiva e isso mesmo quando,
vocabularmente, a lei aponte – ou pareça apontar – para essa dimensão. Assim:
 Quanto ao registo do contrato de sociedade (artigo 5.º CSC): o contrato, uma vez
celebrado, produz a generalidade dos seus efeitos, seja inter partes, seja perante
terceiros: artigos 37.º, 38.º, 39.º e 40.º CSC; no fundo, a grande consequência da falta
do registo tem a ver com a não limitação da responsabilidade dos sócios;
 Quanto ao registo da fusão (artigo 112.º CSC): a extinção das sociedades
incorporadas na data do registo, pela evidente necessidade de fixar uma fronteira a
quo e ad quem; todavia, antes do registo, temos toda uma série de efeitos, que se
desencadeiam com a elaboração do projeto de fusão (artigo 98.º CSC) e eu se
desenvolvem numa série de procedimentos subsequentes (artigo 99.º e seguintes
CSC); tudo isto é aplicável à cisão (artigo 120.º CSC);
 Também o registo da extinção (artigo 160.º, n.º2 CSC) visa fixar uma data segura
para a ocorrência ou para o seu encerramento, o processo a ela conducente.

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Devemos ter presente, em todo o estudo do Direito das Sociedades, que estamos no coração
do Direito privado. Não é possível estabelecer vetores que contraditem o sentir geral do
ordenamento. O caso do registo das sociedades é, disso, um bom exemplo de escola. Vamos
admitir que, por influência doutrinária alemã (constituição) ou germano-comunitária (fusão
e cisão), o legislador tenha pontualmente pensado em fixar um registo constitutivo.
Contraria-se o princípio basilar da eficácia imediata dos contratos, no próprio domínio real
(artigo 408.º, n.º1 CC). Resultado: escapariam à lógica constitutiva toda a área das pré-
soceidades (que são, como vimos, elas próprias, sociedades) e outras importantes vicissitudes,
não dependentes do registo:
 A alteração do contrato, com exemplo no artigo 88.º CSC; 91

 A transformação da sociedade, como se infere do artigo 140.º-A CSC.


O grande papel substantivo do registo comercial deriva do competente Código e cifra-se no
efeito indutor da eficácia: seja não reconhecendo todos os efeitos a atos sujeitos a registo e
não registados (inoponibilidade a terceiros de boa fé), seja atribuindo efeitos a atos não
efetivos, mas indevidamente registados (inoponibilidade da nulidade do registo a terceiros de
boa fé). No caso de registos constitutivos previstos no Código das Sociedades Comerciais, a
conclusão impõe-se: não são verdadeiras hipóteses de registo constitutivo. Caso a caso será
necessário verificar quais os efeitos a eles associados. Como fundo genérico, podemos
adiantar que os atos sujeitos a esse registo produzem efeitos antes e independentemente dele.
Mas não todos os efeitos que, segundo o Direito vigente e a natureza das coisas, eles deveriam
produzir. O registo surge, assim, como uma condicionante da sua eficácia plena, ligando-se,
enquanto especificidade, ao efeito indutor de eficácia que resulta da publicidade registas:
negativa e positiva. Este efeito condicionante de eficácia plena tem, todavia, uma
particularidade que justifica a sua manutenção como efeito autónomo. Ao contrário do que
sucede com a comum publicidade indutora de eficácia, não temos, aqui, uma mera
inoponibilidade a terceiros de boa fé; antes ocorrem diversos efeitos especificamente
contemplados pelas normas em presença e que devem ser apurados caso a caso. A
possibilidade de fazer, nessa base, uma teorização do fenómeno dependerá dos regimes
aplicáveis.

§15.º - O registo definitivo do contrato de sociedade

O regime tradicional e a preparação do Código das Sociedades


Comerciais: o Código Veiga Beirão estabelecia que as sociedades comerciais
representavam, para com terceiros, uma individualidade jurídica diferente da dos associados.
Neste preceito, a generalidade da doutrina da época via a atribuição, às sociedades comerciais,
da personalidade coletiva. E as sociedades dependiam, simplesmente, de ter sido celebrado
o competente contrato, na forma da lei. A simples escritura seria, assim, atributiva da
personalidade. É certo que a previsão das sociedades irregulares era suficientemente ampla
para poder vitimar as sociedades que não tiverem sido matriculadas e registadas. De todo o
modo, não havia qualquer base legal para sustentar que, antes do registo, faltava a
personalidade, a qual seria expressamente adquirida através deste. Na preparação do hoje

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Código das Sociedades Comerciais, o tema foi ponderado. A solução consistente em fazer
depender a personalização da sociedade do registo definitivo foi propugnada por Ferrer
Correia e António Caeiro. Teria, no entendimento destes autores, duas vantagens:
 Permitiria a terceiros o conhecimento fácil e seguro do momento em que nasce a
pessoa coletiva;
 Facultaria o funcionamento de um processo prévio de controlo da sociedade.

A eficácia do registo: o artigo 5.º CSC associa-lhe a personalidade jurídica e a existência


como sociedades. Este preceito perde importância, uma vez que a sociedade devidamente 92
constituída por contrato assinado e ainda não registada opera como um centro próprio de
imputação de regras, dispondo de capacidade jurídica. Com o registo surgirá uma entidade
diferente? Como vimos, o tema foi debatido na Alemanha, acabando por prevalecer a teoria
da identidade. Também entre nós assim deverá ser e por maioria de razão, dado o manancial
disponível de regras quanto às pré-sociedades. Um problema poderá advir do artigo 19.º CSC:
segundo o seu n.º1, com o registo definitivo do contrato, a sociedade assume de pleno direito:
a) Os direitos e obrigações decorrentes dos negócios jurídicos referidos no artigo 16.º,
n.º1 CSC;
b) Os direitos e obrigações resultantes da exploração normal de um estabelecimento
que constitua objeto de uma entrada em espécie ou que tenha sido adquirido por
conta da sociedade, no cumprimento de estipulação do contrato social;
c) Os direitos e obrigações emergentes de negócios jurídicos concluídos antes do ato de
constituição que neste sejam especificados e expressamente ratificados;
d) Os direitos e obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebrados pelos gerentes
ou administradores ao abrigo de autorização dada por todos os sócios no ato de
constituição.
A assunção prevista destes negócios é retroativa e liberatória em relação às pessoas
responsáveis, segundo o artigo 40.º CSC (artigo 19.º, n.º3 CSC). Já no tocante a direitos e
obrigações decorrentes de outros negócios celebrados, antes do registo, em nome da
sociedade, a sua assunção depende de decisão da administração, a comunicar à contraparte
nos 90 dias subsequentes ao registo (artigo 19.º, n.º2 CSC). Exigir-se-á . naturalmente e nos
termos gerais – o acordo, prévio ou subsequente da contraparte. O artigo 19.º, n.º4 CSC
contém uma delimitação negativa: a sociedade não pode assumir obrigações derivadas de
negócios jurídicos não mencionados no contrato social que versem sobre vantagens especiais,
despesas de constituição, entradas em espécie ou aquisições de bens. Quanto a despesas de
constituição, a reserva legal é incompreensível: a sociedade bem poderá não as querer (ou
poder) assumir; ela sempre seria condenada a arcar com elas, o mais não fosse por via do
enriquecimento sem causa: impõe-se a redução teleológica. No tocante às outras: trata-se de
regras materialmente estatutárias, que não podem valer fora da adequada formulação dos
estatutos ou, no limite: da sua revisão. O registo definitivo permite ainda a montagem eficaz
dos sistemas de responsabilidade limitada, facultando, em geral, os esquemas de imputação
próprios de cada um dos tipos societários. Trata-se de vetores que podem retirar, sem
dificuldade, dos artigos 38.º, 39.º e 40.º CSC.

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A natureza do registo: o regime apurado permite clarificar a eficácia do registo do


contrato de sociedade – ou, mais latamente, do facto constitutivo:
 Fixa uma data clara da qual a sociedade considerada produz a plenitude dos seus
efeitos;
 Determina a assunção liberatória, pela sociedade, de determinados negócios que
haviam ficado sujeitos à conditio iuris da sua formação;
 Faculta a assunção liberatória, pela sociedade, de certos negócios, mediante
deliberação da administração; 93
 Implica a definitiva aplicabilidade das regras próprias do tipo societário implicado,
designadamente das que asseguram a imputabilidade, exclusiva ou preferencial, de
factos e de efeitos à sociedade e dos esquemas próprios da limitação da
responsabilidade dos sócios.
Também não oferecerá dúvidas o facto de tal registo implicar o cumprimento da obrigação
legal de o requerer (artigo 15.º, n.º1 CRCom). Além disso, ele permitirá uma oponibilidade
da sociedade a terceiros (mesmo de boa fé) – artigo 14.º, n.º1 CRCom, doutrinariamente
complementado. No tocante a relações internas, há que aplicar os artigos 36.º e seguintes
CSC como predispõe o artigo 13.º, n.º2 CRCom. As conclusões quanto à natureza do registo
têm, agora, o campo aberto. Assim:
 O registo não é constitutivo da personalidade coletiva nem, muito menos, da
sociedade: esta já existia anteriormente; a eficácia é, neste ponto, declarativa;
 O registo condiciona a adoção de determinados negócios, pela sociedade;
 O registo faculta a plena eficácia das normas próprias doo tipo societário considerado.
Trata-se de um regime condicionante da eficácia plena. O próprio efeito assuntivo de
determinadas posições jurídicas lhe pode ser reconduzido. O preâmbulo do Decreto-Lei n.º
262/86, 2 setembro, que aprovou o Código das Sociedades Comerciais, sucumbiu à tentação
doutrinária; segundo o seu n.º7: «Para a aquisição da personalidade jurídica das sociedades passa a ser
decisivo o registo comercial». Trata-se do pensamento de Raúl Ventura, fortemente
impressionado pelo facto de o artigo 6.º CSC se inspirar diretamente no AktG alemão. Esta
linha não tem hoje o apoio da própria doutrina alemã, mau grado dados gerais bem mais
favoráveis do que os nossos; bastará recordar a vitória da Identitätstheorie entre a pré-sociedade
e a sociedade propriamente dita: é evidente, perante ela, que o efeito constitutivo do registo
da segunda terá de ser limitado.

§16.º - Publicações e outras formalidades

Publicações obrigatórias: no tocante a sociedades comerciais e à generalidade dos atos


que se lhe reportem, a lei não se contenta com a publicidade emergente do registo comercial.
Prevê, ainda, publicações obrigatórias, a efetuar em sítio da internet de acesso público (artigo

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167.º, n.º1 CSC). Tais publicações vêm reportadas, por remissão, no artigo 70.º, n.º1 CRCom,
acabando por abranger a generalidade das situações relativas a sociedades de capitais. A
publicação é oficiosa: segundo o artigo 71.º, n.º1 CRCom, deve o conservador promover as
publicações imediatamente e a expensas do interessado. As modalidades de publicações e o
seu teor resultam do artigo 72.º CRCom. A matéria vem retomada no Código das Sociedades
Comerciais que lhe consagrou todo um Capítulo de Parte Geral: o XIV, precisamente
intitulado publicidade dos atos sociais. Aí, o artigo 166.º CSC anuncia o princípio geral, enquanto
o artigo 167.º CSC se reporta a publicações obrigatórias, retomando o Código do Registo
Comercial. Verifica-se que as publicações assumem um papel autónomo. Segundo o artigo
168.º, n.º2 CSC: 94
«A sociedade não pode opor a terceiros atos cuja publicação seja obrigatória sem que este seja
efetuada, salvo se a sociedade provar que o ato está registado e que o terceiro tem conhecimento
dele».
O artigo 14.º, n.º2 CRCom, depõe na mesma direção. Por seu turno, o artigo 168.º, n.º3 CSC
vai mais longe:
«Relativamente a operações efetuadas antes de terem decorrido dezasseis dias sobre a publicação,
os atos são oponíveis pela sociedade a terceiros que provem ter estado, durante esse período,
impossibilitados de tomar conhecimento da publicação».
Estes preceitos devem ser habilmente interpretados, de modo a cederem perante a lei. As
regras apontadas podem ser facilitadas através da notificação direta dos atos, feita pela
sociedade aos terceiros potencialmente interessados ou perante os quais tenha interesse em
fazer valer os atos sujeitos a registo. Nessa altura, os terceiros notificados não poderão
invocar a falta de publicações (artigo 168.º, n.º2 CSC) e, a fortiori, o não terem podido tomar
conhecimento (artigo 168.º, n.º3 CSC). A própria falta do registo poderá ser suprida, desde
que, pela notificação fique provado o conhecimento do terceiro e, daí, a sua má fé. Basta,
para tanto, uma interpretação conjunta e capaz dos artigos 14.º, n.º1 e 22.º, n.º4 CRCom.

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Quanto ao contrato de sociedade e sua constituição: o processo poderá ser representado


temporalmente da seguinte forma:

Acordo dirigido à constituição da sociedade – artigo 405.º CC

Certificado de admissibilidade de firma (no RNPC) – artigo 36.º, n.º2 CSC

95
Como
escritura pública
o contrato é um
documento particular, Registo do contrato de
com a formalidade do sociedade

reconhecimento particular das (15 dias)

assinaturas: identificação das partes e do artigos 7.º CSC

que estas proferiram e concordaram. e 3.º, n.º1, alínea a)


CRCom

Com o cumprimento destas formalidades, o Código


atribui a consequência da personificação da sociedade:
mas a Personalidade Jurídica (conceito qualitativa) não é o que se
encontra no artigo 5.º CSC, donde se trabalha, antes – sim –, com a
capacidade

A sociedade está constituída e segue como clara pessoa autónoma – artigo 5.º CSC β
Devendo realizar publicações obrigatórias – artigo 167.º CSC

3 fases:
1. Momento da criação do contrato de sociedade: os sócios dizem de que
maneira (os estatutos) irá a sociedade ser constituída concomitante com a
aquisição do certificado de admissão de firma;
2. O registo do contrato;
3. As publicações obrigatórias (artigo 167.º CSC).

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Artigo 7.º CSC: O contrato de sociedade tem as duas liberdades já estudadas: de celebração
e de estipulação. (tendo como limite o princípio da tipicidade – respeitando um dos 4 tipos
previstos na lei).
No contrato, o número de partes deve sempre ser 2 à exceção dos artigos 260.º-F CSC e
seguintes e nas sociedades anónimas, cujo limite mínimo é d e5 acionistas.
Uma sociedade pode também deter outra (artigo 11.º, n.º4 e 5 CSC). mas cria-nos dois
problemas práticos:
 os cônjuges podem constituir uma sociedade comercial? (artigo 1714.º CC e 8.º CSC)
96
o Se for de responsabilidade limitada, podem ambos entrar;
o Se for de responsabilidade ilimitada, apenas um deles como tal poderá entrar
na sociedade.
quanto ao 1714.º, n.º2 e 3 CSC compatibilizado com o artigo 8.º CSC
o Com a entrada em vigor do CSC, este artigo 8.º CSC vem revogar esses
números do artigo em questão
 Um menor/incapaz/interdito pode ser parte num contrato de sociedade?
o artigo 1889.º, n.º1, alínea d) CC: podem, desde que representados pelos
representantes legais. (MC: esta incapacidade dos menores,... é aparente pois
pode sempre ser suprida).
Ainda quanto a este artigo 7.º CSC, é suficiente um contrato reduzido a escrito com o
reconhecimento presencial das assinaturas. Só a partir daqui é a sociedade um sujeito de
Direito. Mas esta forma não chega se existir um bem pelo que os sócios entram para a
sociedade que requeira, para a sua transmissão, forma mais solene (Devendo-se, aí, respeitar
essa forma).
No artigo 9.º CSC estão os elementos obrigatórios do contrato, constatáveis com grande
clareza.
 Firma: nome da sociedade (artigo 10.º CSC e 200º. e 275.º CSC).
 Objeto: artigo 11.º CSC – não limita a capacidade:
 Capital social – artigo 14.º CSC.
o Capital social subscrito: valor com que o sócio se obriga como entrada
o Capital social realizado: valor que o sócio cumpre da entrada, do valor
subscrito.
 Duração da sociedade: regra geral é por tempo indeterminado (artigo 15.º CSC).
Mas também pode ser por tempo indeterminado.
Mas, temos uma exceção à tramitação normal do registo de sociedades – Mecanismo da
empresa na hora. Decreto-Lei n.º111/2005. Concede a possibilidade de uma empresa ou
sociedade comercial se fazer valer por um regime especial face ao seu registo, que é mais
célere: 24horas. Só se aplica a sociedades por quotas e anónimas e em relação a uma bolsa
de firmas.

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Quanto a problemas na constituição da sociedade:


 Sociedades irregulares por incompletude – relações anteriores à celebração do
contrato de sociedade, em que só temos uma sociedade aparente. Artigo 36º CSC.
Pode não existir por parte dos sócios interesse em constituir efetivamente a sociedade
(relevante em termos de responderem ou não).
 Sociedades irregulares por incompletude – pré sociedade (já houve celebração
do contrato mas ainda não foi registado); artigo 7.º CSC. Aqui, convém distinguir
relações internas e relações externas. As primeiras estão representadas no artigo 37º
e as segundas (perante terceiros), exigem a distinção do tipo de sociedade em causa.
Artigos 38.º a 40.º CSC (remissão para o 10.º, n.º9 CSC). 97
 Sociedades irregulares por invalidade – antes do registo: Artigo 41.º CSC, temos
de ir para as regras gerais de invalidade dos negócios jurídicos, patentes no CC,
artigos 285.º e seguintes CSC e não o artigo 289.º CSC.
 Sociedades irregulares por invalidade – depois do registo: artigo 42.º, n.º1 CSC,
que é taxativo. É nulo o contrato de sociedade, mesmo depois do registo, quando
previstos um dos factos enumerados neste mesmo artigo. Contudo, algumas são
sanáveis (favor societatis): 42.º, n.º2 CSC. Só estas (taxativamente previstas) é que
podem ser sanáveis, as restantes são insuscetíveis de sanação. Passa-se, em seguida,
para o artigo 44º. Se a ação de nulidade for procedente, passamos para o artigo 52º
(referente à liquidação), onde seguiremos depois para o 165º CSC. Ou seja, se a ação
de nulidade for procedente, a sociedade entra em liquidação.

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Teremos, assim, que distinguir:


Sociedade aparente Pré-sociedade
artigo 36.º, n.º1 CSC artigo 36.º, n.º2 CSC
Não havendo acordo Havendo acordo
1.º responde a sociedade (α)
2.º respondem os sócios solidariamente
Respondem os sócios solidariamente
(β) 98
(artigos 997.º, n.º1 e 999.º CC)
Os bens ainda se encontram na esfera
Já existia afetação patrimonial à sociedade
jurídica dos sócios
O artigo 999.º CC isola o património
social para que esse património responda
por si e o proteja dos credores dos sócios
sócios (autonomia patrimonial não plena)
sócios

β
α
credores credores
A prova do artigo 32.º, n.º2 CSC é
praticamente impossível.
O escopo da norma é proteger terceiros que
se encontram perante uma prova diabólica
e, como tal, há que adaptar o ónus da prova.

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Capítulo III – A Situação Jurídica dos Sócios5

Secção I – Conteúdo geral

§16.º - A qualidade de sócio como um estado


99

Aspetos gerais; titularidade e participação: o Direito – todo o Direito – existe


apenas para o ser humano e em função dele. Nestes termos, compreende-se que o primeiro
objetivo de uma sociedade seja o de servir os interesses das pessoas que, nela, se tenham
organizado ou que a ela tenham aderido, o que é dizer: os interesses dos diversos sócios. Para
além disso, as sociedades podem exprimir a ordenação jurídica de empresas: circunstância
que pode levar o Estado a intervir, protegendo, orientando ou dificultando a vida do ente
coletivo em jogo. As sociedades são pessoas coletivas o que e dizer: traduzem um modo
coletivo e ordenação da comunidade. Nelas, o Direito opta por imputar deveres e direitos a
organizações humanas de tal modo que, através da interação de numerosas outras normas
que dão corpo às pessoas coletivas, se venham a consubstanciar, na comunidade, as
valorações pretendidas pelo ordenamento. À partida, os sócios corresponderiam às pessoas
que celebram o contrato de sociedade, dando lugar à organização dele derivada e ingressando,
nela, com a posição que tenha sido acordada. A lógica das organizações privadas leva, todavia,
a que estas se soltem, na sua vida e nas suas vicissitudes, das amarras contratuais que lhes
deram origem. Assim, a qualidade de sócio passa a ser expressa pela titularidade de
inerente posição. Essa titularidade pode ser :
 Original: quando o próprio sócio considerado tenha participado na celebração do
contrato constitutivo; ou
 Adquirida: na hipótese de o interessado ter vindo, por alguma das vias em Direito
conhecidas, a subingressar na posição considerada. Ainda como vicissitude: podem
ocorrer modificações ou transformações no ente coletivo considerado, de tal modo
que a situação do sócio já não corresponde à inicial.
Estas considerações documentam e explicam a evolução progressiva da situação dos sócios,
no sentido da abstração. Primeiro: uma qualidade assumida; depois: a titularidade de uma
posição; por fim: a própria posição ou participação social. Conforme o tipo de sociedade
considerado, assim nos situaríamos dentro da escala indicada:
1. Nas sociedades de pessoas teríamos a qualidade de sócios;
2. Nas mistas, a titularidade de uma posição;

5Cordeiro, António Menezes; Direito das Sociedades, Parte Geral, Volume I; Almedina editores; 3.ª edição;
Coimbra, Maio 2011.

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3. Nas de capitais, a própria posição, independentemente do seu titular.


Quando se pretenda constituir uma parte geral, todo este filme deve estar presente

Enumeração legal de direitos e deveres: no Código das Sociedades Comerciais, a


matéria relativa aos direitos e deveres dos sócios, conquanto fundamental não foi
sistematizada. Com efeito, encontramos, na parte geral:
 No Capítulo III, o artigo 9.º, n.º1, alínea f), que refere o capital social e a alínea g)
que menciona a quota de capital e a natureza da entrada de cada sócio, bem como os
pagamentos efetuados por conta de cada quota; 100
 Nos mesmos Capítulo e secção, o artigo 16.º, relativo a vantagens, indemnizações e
retribuições, quando concedidos a sócios em conexão com a constituição da
sociedade;
 Idem, o artigo 17.º, dirigido aos acordos parassociais, fontes de diversos direitos.
De seguida, ainda no capítulo III, encontramos uma secção II precisamente epigrafada
obrigações e direitos dos sócios em geral. Contém, numa primeira subsecção sobre
obrigações e direitos dos sócios em geral:
 Artigo 20.º: enumera a obrigação de entrada e o dever de quinhoar nas perdas;
 Artigo 21.º: enumera o de quinhoar nos lucros, o de participar nas deliberações
sociais, o de obter informações e o de ser designado para os órgãos sociais;
 Artigo 22.º: desenvolve esses aspetos, proíbe os pactos leoninos e a remissão para
critério de terceiros;
 Artigo 23.º: refere a matéria epigrafada, formulando regras;
 Artigo 24.º: fixa normas sobre o assunto: umas gerais e outras relativas a certos tipos
sociais.
Seguem-se duas subsecções : uma (a II) relativa a obrigações de entrada (artigo 25.º a 30.º) e
outra (a III) referente à conservação do capital (artigos 31.º a 35.º). Finalmente, temos um
Capítulo IV sobre deliberações dos sócios (artigos 53.º a 63.º). O simples enunciado do
alinhamento legal relativo às posições dos sócios constitui crítica: numa codificação moderna,
podia-se e devia-se ter assumido um mínimo de composição sistemática. Além dos saltos e
da heterogeneidade do articulado, há patentes omissões de deveres que, depois, são pura e
simplesmente repetidos a propósito de todos os tipos societários. A enumeração legal terá
de ser complementada, por via doutrinária.

Fontes; a lógica da apropriação privada: as posições jurídicas dos sócios assumem


uma configuração nuclear, presente nas diversas posições societárias. Além disso, elas podem
conter elementos periféricos, de presença mais ou menos constante. Por fim, são
compagináveis fatores eventuais, ocasionalmente presentes. Perante esta diversidade, cumpre
perguntar pelas fontes, isto é: pelos factos suscetíveis de influenciar a concreta composição
dos direitos dos sócios. De imediato, ocorrem os múltiplos fatores suscetíveis de interferir
no regime das sociedades, com relevo para o sistema de fontes. Tal sistema não dispõe,
todavia e neste domínio, da latitude que lhe é conferida nas áreas puramente regulativas. As

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posições jurídicas dos sócios incorporam direitos e deveres de pessoas. Trata-se – ainda que
não exclusivamente – de direitos patrimoniais privados. Tais direitos, uma vez constituídos,
não podem ser arbitrariamente suprimidos: nem mesmo por lei, sob pena de violação do
artigo 62.º, n.º1 CRP (propriedade privada). No sistema das fontes reportado às posições dos
sócios, temos de fazer intervir as valorações próprias da apropriação privada e dos direitos
das pessoas. Resulta, daqui, uma especial tensão, uma vez que os preceitos estatutários,
formalmente contratuais, podem ser suprimidos ou delimitados por deliberações maioritárias.
Proibir essa possibilidade rigidifica o ser coletivo. Admiti-la pode frustrar expectativas e, no
limite, prejudicar os investimentos e as associações de esforços: prevenindo a hipótese de vir
a ser despojado dos seus bens e direitos, o interessado pode abdicar de sociedades, preferindo 101
movimentar-se a solo. A solução de equilíbrio reside no regime das chamados direitos
especiais.

Os direitos especiais: a matéria dos direitos especiais consta do artigo 24.º CSC. Infere-
se desse preceito que os direitos especiais são direitos de qualquer sócio, inseridos no
contrato de sociedade e que – salvo disposição legal ou estipulação contratual expressa em
contrário – não podem ser suprimidos ou coartados sem o consentimento do respetivo titular
(n.º1 e 5). O Código das Sociedades Comercias refere, no citado artigo 24.º, a categoria dos
direitos especiais dos sócios em termos gerais. Não concretiza que precisos tipos de direitos
poderiam estar em causa. Com base na jurisprudência portuguesa, podemos apontar os
seguintes exemplos:
 O direito de vincular uma sociedade por quotas, em juízo ou fora dele, apenas com
a assinatura do beneficiário;
 O direito de exercer atividade concorrente com a da sociedade;
 O direito de dividir ou de alienar a sua quota sem as autorizações exigidas aos demais;
 O direito de alienar quotas sem possibilidade de exercício da preferência pelos demais;
 O direito à gerência, altura em que a destituição só poderia operar com base em justa
causa e por via judicial.
Outras hipóteses poderiam consistir em direitos de veto, em todos ou alguns assuntos ou o
direito de perceber quinhões mais favoráveis de lucros. Os direitos especiais são intuitu
personae: estabelecidos em função de um concreto titular, eles não são transmissíveis a
terceiros, em conjunto com a respetiva quota. Não vemos, porém, razão para que uma
cláusula expressa não possa facultar essa possibilidade: artigo 24.º, n.º3 CSC. Quando os
estatutos atribuam certa posição a uma pessoa, será questão de interpretação o saber se se
trata de um verdadeiro direito especial, sujeito ao regime do artigo 24.º CSC ou se antes se
verifica uma mera designação em pacto social. Na verdade, não basta a atribuição de um
direito: é necessário uma atribuição especial. Recomenda-se, pois, que sendo esse o caso, se
diga expressamente que o direito é especial ou – melhor – que o mesmo só pode ser
suprimido com o consentimento do seu titular. O artigo 24.º, n.º2, 3 e 4 CSC fixa, depois,
regras para as sociedades em nome coletivo, por quotas e anónimas. Nos termos seguintes:
 Sociedades em nome coletivo: os direitos especiais são intransmissíveis, salvo
cláusula em contrário;

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 Sociedades por quotas: os direitos especiais patrimoniais são transmissíveis e


intransmissíveis os restantes, salvo cláusula em contrário;
 Sociedades anónimas: os direitos especiais são atribuídos a categorias de ações,
transmitindo-se com estas.
Aflora a natureza essencialmente transmissível das ações. Na mesma lógica, o artigo 24.º,
n.º6 CSC, reportando-se ao consentimento a dar pelo próprio, para a supressão ou a limitação
dos seus direitos especiais, estabelece que, nas sociedades anónimas, ele seja dado por
deliberação tomada em assembleia especial dos acionistas titulares de ações da respetiva
categoria. Finalmente, já se discutiu, entre nós, se os direitos especiais podem assistir a todos 102
os sócios – com exceção das sociedades anónimas onde, por imposição legal, há que lidar
com categorias de ações. O problema põe-se (pensamos) mercê de um condicionalismo
linguístico: o de se ligar especial ao sócio, inferindo, daí, que a especialidade se perde se todos
os sócios detiverem igual prerrogativa. Mas não: os direitos especiais são-no não por
pertencerem apenas a alguém, mas por pressuporem, em si, um regime especial, isto é:
diferente do comum. Ora, assim sendo, não há problemas em que todos os sócios sejam
titulares de direitos de que só possam ser despojados com o seu próprio assentimento e
seguindo-se os outros traços do regime legal. A jurisprudência vai nessa linha: bem. Estamos
no Direito privado: tudo o que perita alijar interpretações deprimidas, que restrinjam, sem
fundamento sério, a liberdade das partes, deve ser acolhido e incentivado.

O recurso à técnica do estado: o excurso anterior logo permite concluir que a posição
jurídica do sócio é complexa. Ela contém, desde logo, direitos e deveres. A enumeração legal,
que peca certamente por defeito, mostra aspetos patrimoniais – o dever de entrada e o de
quinhoar nas perdas e o direito aos lucros – e aspetos participativos vários. Temos, ainda, o
já examinado caso dos direitos especiais, enquistados em detrimento da própria regulação
societária típica. Todos estes aspetos podem ser indefinidamente enriquecidos com recurso
aos regimes próprios dos vários tipos societários, a considerar na parte especial. Devemos,
ainda, atentar num fenómeno flagrante: os diversos direitos dos sócios são suscetíveis de se
concretizar – ou não – consoante os eventos subsequentes que rodeiem a vida da sociedade.
Por exemplo: o direito a lucros depende de haver, efetivamente, lucros e de se ter optado
pela sua distribuição. No essencial, o sócio tem o dever de entrada inicial e, depois, o direito
de sócio. Tudo o resto é mero potencial, dependendo de fatores de natureza variada.
Podemos entroncar aqui uma referência à natureza jurídica da participação social.
 Tradicionalmente, ela era referida como uma relação duradoura, de participação,
entre a corporação e o seu membro. O fenómeno da sua transmissibilidade e da
complexidade do seu conteúdo levou a doutrina atenta a falar na qualidade de um
sujeito de tipo elástico. Esta ideia teve se, por razões práticas, confluir com a
conceção anterior da participação como direito subjetivo.
 Menezes Cordeiro: o Direito português dispensa, porém, tais qualificações, para
poder dispensar uma tutela lata. Além disso, não vemos como verificar a participação
em torno de uma ideia de direito subjetivo quando, à partida, se reconhece que ela
envolve diversos deveres. Quedamo-nos, por isso, pela ideia de estado, propugnada
no texto. No mesmo sentido veio depor Pedro Pais de Vasconcelos, bem como
Costa Gonçalves. Podemos usar, com vantagem, a técnica do estado, elaborada no

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antigo Direito Civil para exprimir, em termos sintéticos, as muitas variáveis capazes
de interferir nas posições dos sócios.
Recordamos que o estado das pessoas pode ser entendido numa de três aceções:
 O estado-qualidade, correspondente a uma determinada posição da pessoa;
 O estado como complexo de situações jurídicas correspondentes a essa qualidade ou
por ela potenciadas ou condicionadas;
 O estado enquanto complexo de normas jurídicas reguladoras dessa massa de
situações. 103
As referidas aceções estão interligadas. Parte-se do estado-qualidade, decorrendo, dele, as
outras duas aceções. Pois bem: ao admitir o estado de sócio, podemos exprimir, de modo
sintético, todo um mutável mas consistente conjunto de posições jurídicas que, por lei, pelo
contrato de sociedade, por outros acordos (designadamente: os parassociais) e por
deliberações societárias lhe possam advir.

§17.º - Classificações dos direitos e dos deveres dos sócios

Direitos abstratos e direitos concretos: o conteúdo complexo do estado de sócio


pode ser parcialmente clarificado com recurso a algumas classificações relativas aos
elementos que compõem o seu conteúdo. Os critérios são diversos, sendo possível avançar,
apenas, em base exemplificativa.
 De acordo com um critério de concretização ou de consubstanciação,
contrapomos os direitos abstratos aos direitos concretos.
o O direito abstrato é uma posição favorável, protegida pelo Direito e que,
verificando-se determinadas ocorrências, permitirá ao sócio ver surgir um
direito concreto correspondente.
o O direito concreto, por seu turno, será o produto da concretização de uma
prévia posição favorável, que assistia ao sócio.
Como exemplo: o direito aos lucros, referido no artigo 21.º, n.º1, alínea a) CSC é um
direito abstrato: permitirá ao sócio, após todo um percurso, encabeçar uma pretensão
efetiva a um concreto lucro que, porventura, lhe caiba. Esta contraposição é
importante para o entendimento de muitas das disposições legais que se reportam a
direitos dos sócios e, ainda, ao próprio discurso jurídico societário que, em
permanência, trabalha com estas categorias. Fica, porém, uma questão de fundo: o
direito abstrato será um verdadeiro direito subjetivo? À primeira vista, a resposta
deveria ser negativa: o direito subjetivo pressupõe sempre um bem concreto: será
uma permissão normativa específica de aproveitamento de um bem. A permissão de
que falamos não resulta, todavia, de meras fórmulas deônticas. É fundamental ter
presente que o direito subjetivo corresponde a uma categoria compreensiva e não a
uma forma analítica. Os diversos direitos subjetivos surgem-nos com uma

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configuração que nos é dada pela evolução histórico-dogmática e pelos


condicionamentos linguísticos. Por isso, pode suceder que um direito subjetivo,
quando ponderado lógica e racionalmente, venha a apresentar, no seu interior,
subdireitos, faculdades, poderes, expectativas e outras realidades ativas e, ainda,
obrigações, encargos e deveres diversos. Não deixará de corresponder à definição
proposta, com a dimensão existencial própria das realidades humanas. Apontada a
dificuldade e as coordenadas reitoras, vamos ver. O direito abstrato surge como uma
expectativa, em relação a um bem final futuro: pressupõe um processo no termo do
qual esse bem poderá surgir. Trata-se de uma expectativa juridicamente tutelada:
diversos procedimentos instrumentais estão previstos e devem ser respeitados, sob 104
cominações jurídicas. Além disso, o direito abstrato pressupõe ou implica
determinados direitos instrumentais, também suscetíveis de efetivação.
Consideraremos, assim, os direitos abstratos dos sócios como verdadeiros direitos.
Dentro da tradição ocidental, eles permitem exprimir uma posição favorável do
sujeito, tutelada pelo Direito, de exercício permitido e reportada a vantagens
suscetíveis de expressão linguística unitária. A sua especialidade reside em traduzirem
conteúdos complexos, que englobam um conjunto de expectativas jurídicas e, ainda,
uma série de fatores instrumentais, que podem incluir outros direitos, certas
faculdades e alguns poderes. Além disso, os direitos abstratos inscrevem-se no estado
de sócio. Têm, assim e necessariamente, associadas as mais diversas figuras, incluindo
algumas de natureza passiva: obrigações e deveres. Trata-se, por fim, de um
instrumento especialmente elaborado pela dogmática da sociedade.

Direitos patrimoniais, participativos e pessoais: numa abordagem mais


relacionada com o conteúdo do estado de sócio, vamos privilegiar, sempre de acordo com a
tradição ocidental, o prisma dos direitos; muitas vezes é possível, por simetria, extrair, deles,
os deveres. Os direitos dos sócios podem ser objeto das mais diversas classificações.
Pensamos que sobreleva a que atende à natureza imediata do bem jurídico tutelado.
Distinguimos:
 Valores patrimoniais: dão corpo aos correspondentes direitos. Na base
encontramos o direito aos lucros ou a quinhoar nos lucros (artigo 21.º, n.º1, alínea a)
CSC). Todavia, esse direito pode implicar outros direitos instrumentais; além disso,
uma visão panorâmica do Direito das Sociedades permite encontrar outras posições
ativas de tipo patrimonial. Assim:
o Os diversos direitos especiais de conteúdo patrimonial (artigo 24.º, n.º1 CSC);
o O direito à contrapartida pela aquisição de bens a acionistas (artigo 29.º, n.º1
CSC);
o Os direitos relativos à conservação do capital (artigos 31.º a 35.º CSC);
o O direito individual de indemnização contra os administradores ou ação ut
singuli (artigo 77.º, n.º1 1.ª parte CSC);
o O direito de grupo (5%) de indemnização contra os administradores ou ação
social de grupo (artigo 37.º, n.º2, 2.ª parte CSC);

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o O direito de receber de volta o valor que lhe caiba, na hipótese de redução


do capital da sociedade para libertação de excesso do mesmo (artigos 94.º,
n.º1 e 95.º, n.º4 alínea d), implicitamente CSC);
o O direito de exigir que a sociedade adquira ou faça adquirir a sua
comparticipação, quando haja fusão de que discorde (artigo 105.º, n.º1 CSC);
o O direito de encabeçar as posições sociais da sociedade resultante da fusão
de anteriores (artigo 112.º, alínea b), CSC, numa regra aplicável, com as
necessárias adaptações, à cisão) – artigo 120.º CSC;
o O direito de receber o valor a sua participação na hipótese de transformação 105
de que discorde (artigo 137.º, n.º1 CSC);
o O direito de proceder à partilha imediata dos haveres sociais, quando haja
dissolução de sociedade sem passivo (artigo 147.º, n.º1 CSC);
o O direito de ser inteirado em dinheiro na hipótese de transmissão global do
património da sociedade dissolvida (artigo 148.º, n.º1 CSC);
o O direito de participar na partilha do ativo restante, na hipótese de liquidação
da sociedade (artigo 156.º, n.º1 CSC) e, sendo esse o caso, de participar em
partilha adicional (artigo 164.º, n.º1 CSC).
Além disso, o sócio tem o direito de dispor da sua participação social, nos teros
correspondentes ao tipo societário considerado.
Diversas outras posições patrimoniais podem, ainda, ser contempladas, consoante a
sociedade em causa.
 Valores que se prendam com o funcionamento da sociedade: os direitos
participativos têm a ver com a possibilidade, reconhecida aos sócios, de ingressar
no modo coletivo de gestão dos interesses, inserindo-se na organização social e
atuando nos esquemas de cooperação por ela previstos. OS direitos participativos
são importantes: eles correspondem a concretizações dos direitos ao trabalho e à livre
iniciativa, constitucionalmente garantidos, tendo, subjacente, a dignidade humana.
Os direitos participativos podem ser repartidos, de acordo, aliás, com as alíneas b(, c)
e d) do artigo 21.º, n.º1 CSC, em:
o Direito a participar nas deliberações dos sócios;
o Direito a obter informações sobre a vida da sociedade;
o Direito a ser designado para os órgãos de administração e de fiscalização;
o Todos estes direitos têm, depois, múltiplas facetas de concretização.
 Valores pessoais do sócio: os direitos patrimoniais e os participativos dos sócios
não esgotam o teor do estado se sócio. Os sócios encontram-se, ainda, imersos numa
teia de direitos e de deveres mútuos. Além disso, surgem tutelas indiretas e diversas
outras posições ativas. Sem preocupação de exaustão, vamos referir:

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o Os direitos parassociais: Os direitos parassociais são aqueles que advenham


nos termos do artigo 17.º CSC. Trata-se de posições obtidas por força dos
acordos em causa, mas apenas devido à qualidade de sócio e no âmbito do
status deste.
o O direito à lealdade: tem a ver com as relações dos sócios entre si e destes
para com a sociedade. A proibição de concorrência equivale a uma
concretização desse vetor; há, todavia, outras, num campo de útil aplicação
da boa fé objetiva. Como vimos, o limite do horizonte é constituído pelo
sistema e pelos seus valores fundamentais.
106
o O direito ao respeito do estado de sócio: o estado de sócio é um qualidade
pessoal do sujeito, que deve ser respeitada. Impedir um sócio de falar numa
assembleia geral poderá representar uma violação dos seus direitos
participativos. Mas é, ainda – sobretudo! – um atentado à sua integridade
moral. Temos aqui um nível relevante no direito das modernas sociedade,
que não pode ser esquecido.

Deveres; situações absolutas: os sócios incorrem em situações passivas. À partida,


elas serão apenas duas:
 A obrigação de entrada;
 A sujeição às perdas.
Estas situações são genericamente referidas no artigo 20.º CSC. A obrigação de entrada vem
desenvolvida nos artigos 25.º e seguintes CSC, implicando diversas modalidades e fórmulas
de concretização. A sujeição às perdas tem o duplo alcance:
 De representar a frustração de contrapartidas esperadas pelas entradas;
 De traduzir o funcionamento das regras de responsabilidade dos sócios.
Esta última sujeição concretiza-se, de modo diverso, consoante o tipo societário em causa:
 Sociedades em Nome Coletivo: temos a responsabilidade ilimitada, solidária e
subsidiária (artigo 175.º, n.º1 CSC)
 Nas Sociedades por Quotas: a responsabilidade limitada aos valores as entradas,
solidária e subsidiária (artigo 192.º, n.º1 CSC)
 Nas sociedades anónimas: a responsabilidade apenas pelas entradas próprias
(artigo 271.º CSC).
 Nas sociedades em comandita: aparecem, ainda, variações, no caso das
comanditas.
Em certos tipos societários, o contrato de sociedade pode impor aos sócios – ou a algum
deles – a obrigação de efetuar prestações, além das entradas (artigos 209.º e 287.º CSC).
Necessário é, então, que o contrato fixe os elementos essenciais da obrigação e especifique
se as prestações devem ser efetuadas onerosa ou gratuitamente. Trata-se de prestações
acessórias. Distinta é a figura das prestações suplementares (artigo 210.º CSC). Estas devem
ser permitidas pelo contrato de sociedade, dependendo, depois, de deliberação dos sócios

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(n.º1). Têm sempre dinheiro por objeto (n.º2) devendo ver as suas coordenadas definidas no
contrato. O desenvolvimento do regime das sociedades documenta, ainda, o aparecimento
de outras adstrições, designadamente como contrapartida dos diversos direitos. Assim, no
tocante à participação nas deliberações dos sócios: se todos têm o direito de participar, cada
um tem o dever de possibilitar essa participação. O moderno Direito das sociedades
transcende o limiar bidimensional dos exclusivos relacionamentos sócios/sociedade: há,
ainda, ligações diretas entre os próprios sócios. A consideração de diversos deveres sociais
permite chamar a atenção para a proliferação, no seio do estado de sócio, de múltiplas
situações absolutas, isto é: e situações que não se inserem em relações jurídicas. Desde logo,
ocorrem deveres genéricos – de respeito, por exemplo – que não têm, como contrapeso, 107
diretos direitos subjetivos. Depois deparamos com posições potestativas, encargos, ónus e,
até, direitos absolutos. Em suma: toda a Ciência do Direito é chamada a intervir, no domínio
das sociedades comerciais e do estado de sócio.

§18.º - O status de sócio como situação duradoura

Generalidades; evolução geral da dogmática das relações duradouras: a


situação jurídica do sócio implica o recurso alargado aos diversos instrumentos da moderna
dogmática privada e há um instituto que se afigura particularmente útil: o das situações
duradouras ou relações duradouras. Vamos, assim, recordar os traços essenciais da dogmática
das relações duradouras. Na verdade, o estado de sócio, além de complexo, prolonga-se no
tempo e implica obrigações duradouras. A distinção das obrigações em instantâneas e
duradouras remonta a Savigny.
1. Savigny: põe em destaque o facto de, nas primeiras, o cumprimento se efetivar num
lapso juridicamente irrelevante; pelo contrário, nas segundas, o cumprimento
prolongar-se-ia no tempo, correspondendo à sua natureza. Todavia, seria necessário
aguardar pelos princípios do século XX para ver a doutrina ocupar-se das obrigações
duradouras, aprofundando-as.
2. Otto von Gierke, em estudo publicado em 1914, chama a atenção para o seguinte
fenómeno:
o Nas obrigações instantâneas, o cumprimento surge como causa de extinção;
o Nas duradouras, o cumprimento processa-se em termos constantes, não as
extinguindo.
As obrigações duradouras implicariam, designadamente, abstenções; mas poderiam
redundar, também, em prestações positivas. Um dos aspetos significativos das regras
próprias das obrigações duradouras estaria nas formas da sua cessação. Von Gierke
distingue:
o A determinação inicial da sua duração, seja pela aposição de um termo certo,
seja pela de um termo incerto;

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o A indeterminação inicial, podendo, então, sobrevir a denúncia, prevista na ei


ou no contrato; a denúncia poderia operar com um prazo (pré-aviso) ou ser
de efeitos imediatos;
o A impossibilidade superveniente.
3. Gschnitzer, retoma as ideias de Otto Von Gierke, estudando, precisamente, a
denúncia.
4. Beitzke: deste autor advieram explicações importantes, segundo o qual o mero
decurso do tempo não equivale ao cumprimento.
108
5. Wiese. aprofundou outros aspetos, ao sublinhar também as relações duradouras são
sensíveis ao cumprimento. Nelas, todavia, a exceção da prestação prolonga-se no
tempo, o qual constitui um estádio inerente a cada uma.
Posteriormente, a dogmática das obrigações duradouras desenvolveu-se, sendo de sublinhar
o escrito maciço de Oetker e os desenvolvimentos de Kramer e de Otto.

Denúncia, longa duração e perpetuidade: as obrigações duradouras são, ainda,


sensíveis à denúncia. Uma vez que elas não se extinguem pelo cumprimento, há que prever
outra forma de extinção, diversa da resolução (unilateral, justificada e retroativa), e da
revogação (que exige mútuo acordo). E aqui ocorre a figura da denúncia. A denuncia estará,
em princípio, prevista por lei ou pelo próprio contrato. O Direito preocupa-se com a matéria
no âmbito de situações em que, de modo tipificado, procede à tutela da parte fraca. Põe-se
o problema de saber o que sucede perante obrigações duradouras de duração indeterminada,
quando as partes nada tenham dito sobre a denúncia e quando elas não possam ser
reconduzidas a nenhum tipo contratual que preveja essa figura. Ocorre, por vezes, a
afirmação de que não poderia haver obrigações perpétuas, por contrariar vetores
indisponíveis do ordenamento (ordem pública). A proibição de relações perpétuas – que
justificaria sempre a denúncia – surge apoiada na regra constitucional da liberdade de atuação.
Naturalmente, isso possibilitaria a livre denunciabilidade de relações duradouras de duração
indeterminada, o que poderia atentar contra legítimas expectativas de continuação e de
estabilidade e contra a regra do respeito pelos contratos. A solução teria de ser
compatibilizada à luz da boa fé, numa ponderação a realizar em concreto. O problema da
excessiva restrição à liberdade individual, por força da existência de relações duradouras
indeterminadas, põe-se a propósito da prestação de serviço. Fora dessas situações e para mais
num Direito que, como o português, perpetua, na prática, situações como os contratos de
trabalho e de arrendamento, a afirmação da não-perpetuidade, embora soe bem, terá de ser
verificada e comprovada. De resto, o artigo 18.º, alínea j) da Lei sobre Cláusulas Contratuais
Gerais veio proibir obrigações perpétuas, quando derivadas de cláusulas contratuais gerais; a
contrario, elas pareceriam possíveis quando tivessem outra origem. O problema tem
conhecido uma abordagem diversa, graças à doutrina dos contratos de longa duração (long
term contracts), de origem anglo-saxónica. As partes podem, ao abrigo da sua autonomia
privada, concluir contratos que durem ilimitadamente: basta que prevejam uma associação
de interesses que tenha essa aspiração. Nessa eventualidade, o facto de elas não terem
previsto uma cláusula de denúncia, ainda que com um pré-aviso alongado, poderia significar:
 Ou que houve erro ou esquecimento, seguindo-se o seu regime próprio;

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 Ou que há lacuna contratual, a integrar pela interpretação complementadora; ainda


aqui, poderão estabelecer-se cláusulas de renegociação.
Não se vão verificando nenhuma dessas hipóteses – ou, a fortiori, quando as partes excluam
expressamente a denúncia ou equivalente – quedará o recurso à alteração das circunstâncias.
Fecha-se o círculo: no limite, a existência de relações perpétuas poderá, in concreto, defrontar
os valores fundamentais do ordenamento, veiculados pela ideia de boa fé. O Direito
português, justamente através do instituto da alteração das circunstâncias, tem meios para
intervir.

Construção geral e aplicação: as obrigações duradouras têm sido abordadas na 109


doutrina portuguesa, constatando de breves referências de todos os obrigacionistas. Vamos
tentar a sua construção geral. À partida, a obrigação duradoura não se caracteriza pela
multiplicidade de atos de cumprimento: qualquer obrigação instantânea, designadamente se
tiver um conteúdo complexo, pode implicar cumprimentos que se analisem em múltiplos
atos.
 Pessoa Jorge propõe que, em vez de se atender ao número de atos realizados, se dê
prevalência ao momento (ou momentos) em que é realizado o interesse de credor.
 Menezes Cordeiro: adota essa ideia básica, embora convolando-a para a
concretização do cumprimento. Nas obrigações duradouras – ao contrário das
instantâneas – o cumprimento vai-se realizando num lapso de tempo alongado, em
termos de relevância jurídica: uma ideia já presente, de resto, em Savigny. Na
obrigação duradoura, anda podemos encontrar duas situações:
o Ou a prestação permanente é contínua, exigindo uma atividade sem
interrupção, quotidie et singulis momentis;
o Ou essa prestação é sucessiva, quando implique condutas distintas, em
momentos diversos.
Encontramos prestações contínuas sobretudo nas abstenções; mas elas ocorrem, também,
em obrigações positivas, com exemplo nas do depositário. As obrigações duradouras
apresentam, algumas regras ditadas pela natureza das coisas. Desde logo, elas não se
extinguem por nenhum ato singular de cumprimento. Tão-pouco elas podem dar lugar à
repetição, na hipótese de ser anulado ou declarado nulo o contrato em que assentem: ou se
restitui o valor (artigo 289.º, n.º1 CC) ou não há quaisquer restituições, como sucede na
hipótese de invalidade do contrato de trabalho. A aplicação da dogmática geral das relações
duradouras no Direito das Sociedades dependerá da consideração do concreto problema em
jogo e da sua ordenação perante o tipo societário onde ocorra. As regras próprias das
sociedades foram surgindo sem qualquer preocupação generalizadora. Todavia, a tendência
natural que o sistema revela para o equilíbrio requer uma certa harmonização de soluções. O
intérprete-aplicador é-lhe sensível. Neste plano, a dogmática das relações duradouras tem o
seu papel. E o próprio legislador a terá em conta, nas suas soluções. A reconstrução das
obrigações societárias à luz de uma dogmática das relações duradouras está, ainda, por
elaborar.

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Secção II – Entradas, lucros e perdas e defesa do


capital

§19.º - A obrigação de entrada

Categoria básica; a 2.ª Diretriz: a obrigação de entrada corresponde a um dever 110


essencial dos sócios. Sem ela, a sociedade não terá meios para poder desempenhar a sua
atividade; paralelamente, os sócios não terão título de legitimidade para recolher lucros e para
pretender intervir na vida da sociedade. A entrada pode consistir em diversas realidades
patrimoniais ou, pelo menos, com alcance patrimonial. Assim, encontramos:
 Entradas em dinheiro;
 Entradas em espécie;
 Entradas em indústria.
O tipo de entrada é definido no contrato de sociedade, nos termos do artigo 9.º, alíneas g) e
h) CSC: quer quantitativa quer qualitativamente. A entrada tem, ainda, uma dupla
apresentação, traduzida em indicações de valor. Cumpre distinguir:
 O valor nominal: é o valor da participação social a que ela corresponda: pode ser
uma parte social, uma quota ou uma ação, consoante esteja em causa uma sociedade
em nome coletivo, por quotas ou anónima. O artigo 25.º, n.º1 CSC apenas estabelece
que o valor nominal da participação não pode exceder o valor da entrada. Entenda-
se: o valor real.
 O valor real: é o valor correspondente à cifra, em dinheiro, em que ela se traduza,
quando pecuniária ou ao valor dos bens que implique, quando em espécie.
Como já foi adiantado,
 A entrada em dinheiro corresponde à assunção de uma obrigação pecuniária.
 A entrada em espécie equivale a entregas «de bens diferentes de dinheiro», nas palavras
do artigo 28.º, n.º1 CSC. A lei não põe restrições, exigindo, designadamente, que se
trate de bens materiais ou de bens facilmente realizáveis. Apenas se infere do artigo
20.º, alínea a) CSC, que tais bens devem ser suscetíveis de penhora.
 Quanto às entradas em indústria: trata-se de serviços humanos não subordinados;
de outro modo, teríamos trabalho, em sentido estrito e técnico, sujeito a diversa
disciplina jurídica.
A obrigação de entrada é, à partida, uma obrigação comum em que, como devedor, surge o
sócio e, como credor, a própria sociedade. Essa obrigação pode ser cumprida de imediato ou
diferidamente, consoante o tipo de sociedade em jogo. Por isso, o artigo 9.º, n.º1, alínea g)
CSC, distingue quota de capital, natureza da entrada e pagamento efetuado por conta de cada

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quota. Fixadas as categorias básicas, cumpre chamar a atenção para o facto de alguns dos
aspetos atinentes ao capital – e, daí, as entradas – estarem, no tocante às sociedades anónimas,
predispostos (em parte) pela 2.ª Diretriz das sociedades comerciais, isto é: a Diretriz n.º
77/91/CEE, de 13 dezembro 1976. Esta Diretriz tem a ver com sociedades anónimas.

Regime geral das entradas: a obrigação de entrada obedece, em geral, às regras civis.
Tem especificidades e complementações societárias, para as quais chamamos a atenção.
Quanto ao seu montante, as entradas não podem ter um valor inferior ao da participação
nominal (parte, quota ou ações) atribuída ao sócio. Poderá, eventualmente, ser superior: diz-
se, então, acima do par. Teremos, nessa eventualidade, um prémio de subscrição ou de
111
emissão, também dito ágio, que passará a integrar as reservas. A emissão acima do par (em
regra: nas sociedades anónimas) justifica-se por três ordens de razões as quais, de resto,
operam muitas vezes em conjunto:
 A simples ideia de constituir certa sociedade e a congregação de esforços nesse
sentido vale dinheiro e acrescenta uma mais-valia às participações dos sócios é lógico
que a paguem, surgindo o prémio;
 Independentemente dessa mais-valia, pode a sociedade gerar expectativas de negócio
que conduzam a uma sobrevalorização de mercado: justifica-se o prémio;
 A sociedade, particularmente quando em funcionamento, pode representar um valor
real que ultrapasse o valor nominal do capital; havendo emissão de novas ações, isso
deve ser tido em conta, sob pena de se depauperarem os sócios antigos – e a própria
sociedade – e de se enriquecerem os novos.
Quanto ao momento do cumprimento da obrigação de entrada: ela deve ser realizada no
momento da outorga da escritura, salvo quando o contrato preveja o diferimento das
entradas em dinheiro e a lei o permita, o que sucede:
 Nas sociedades por quotas até metade das entradas em dinheiro, mas o
quantitativo global dos pagamentos feitos por conta delas, juntamente com a soma
dos valores nominais das quotas correspondentes às entradas em espécie, deve
perfazer o capital mínimo fixado na lei (artigo 202.º, n.º2 CSC) o qual é, hoje, de 5000
euros (artigo 201.º CSC);
 Nas sociedades anónimas pode ser diferida a realização de 70% do valor nominal
das ações, mas não o pagamento do prémio de emissão, quando previsto (artigo 277.º,
n.º2 CSC).
Para as entradas em espécie, não há diferimentos, assim como os não haverá para as
sociedades em nome coletivo. Quanto à forma do cumprimento das obrigações de entrada
em dinheiro; a lei apenas a regula quanto às sociedades por quotas (artigo 202.º, n.º3 CSC) e
às sociedades anónimas (artigo 277.º, n.º3 CSC): a soma das entradas em dinheiro já
realizadas deve ser depositada em instituição de crédito, antes de celebrado o contrato, numa
conta aberta em nome da futura sociedade, devendo ser exibido ao notário o comprovativo
de tal depósito por ocasião da escritura. Quanto às garantias da obrigação de entrada, cumpre
salientar as seguintes precauções, que se alcançam do artigo 27.º CSC:

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 São nulos os atos da administração e as deliberações dos sócios que liberem total ou
parcialmente os sócios da obrigação de efetuar entradas estipuladas, salvo redução
do capital (n.º1);
 A dação em cumprimento exige deliberação como alteração do contrato, seguindo-
se o preceituado quanto a entradas em espécie (n.º2);
 Podem ser estabelecidas, no contrato, penalidades para a falta de cumprimento da
obrigação de entrada (n.º3); podem ocorrer hipóteses de pagamento de juros ou de
cláusulas penais;
112
 Os lucros correspondentes a entradas em mora não podem ser pagos, mas podem
ser compensados com elas (n.º4); fora isso, a obrigação de entrada não pode
extinguir-se por compensação (n.º5);
 A falta de uma prestação de entrada «importa o vencimento de todas as demais prestações em
dívida pelo mesmo sócio, ainda que respeitem a outras partes, quotas ou ações» (n.º6); trata-se de
uma versão reforçada (porquanto extensiva a outras partes, quotas ou ações) da perda
do benefício do prazo, prescrita no artigo 781.º CC.

Entradas em espécie: as entradas podem ser em espécie, isto é: traduzir na transferência


para a sociedade de direitos patrimoniais, suscetíveis de penhora e que não se traduzam em
dinheiro. Falamos em direitos: pode estar em causa qualquer situação diferente do direito de
propriedade: por exemplo, o direito ao uso e fruição, direitos sobre bens imateriais, tais como
patentes ou técnicas de saber-fazer (know-how). O artigo 28.º, n.º1 CSC refere «bens diferentes
de dinheiro». Trata-se de uma fórmula excessivamente empírica para exprimir a ideia dos
referidos direitos patrimoniais. O dinheiro é de fácil avaliação. Já a espécie pode ter valores
subjetivos. Repare-se que não basta, aqui, revelar o valor que, por acordo, os sócios lhe
queiram atribuir: a sociedade tem um património objetivo, que interessa à comunidade e, em
especial, aos credores. Por isso, o Direito preocupasse com o conhecimento do valor exato
dos bens, procurando que seja devidamente determinado. O artigo 28.º CSC prevê, com
pormenor, a preparação de um relatório elaborado por um revisor oficial de contas (ROC),
devidamente distanciado e que avalie, objetivamente, os bens, explicando os critérios usados
e declarando formalmente se o valor deles atinge o valor nominal indicado pelos sócios (n.º3,
alínea d)). Ao relatório em causa deve ser dada especial publicidade (artigo 28.º, n.º5 e 6 CSC).
Recordamos que o grande objetivo do trabalho exigido ao ROC é a defesa de terceiros: os
credores da sociedade, os futuros adquirentes de posições sociais e o público em geral. Por
isso, os próprios sócios estão, aqui, perante regras imperativas. Nem por comum acordo
podem ser postergadas.

Direitos dos credores: a efetivação das entradas interessa à sociedade: ela carece de
meios materiais para poder levar a cabo os fins a que se destina. Mas interessa, ainda, aos
credores da sociedade, uma vez que releva para a cobertura patrimonial dos seus direitos. O
artigo 30.º, n.º1 CSC veio, assim, referenciar dois direitos dos mesmos credores:
 O exercer os direitos da sociedade relativos às entradas não realizadas, a partir do
momento em que se tornem exigíveis (alínea a));
 O de promover judicialmente essas entradas, mesmo antes de se tornarem exigíveis,
desde que isso seja necessário para a conservação ou a satisfação dos seus direitos.

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Trata-se, no fundo, de uma concretização da ação sub-rogatória, prevista no artigo 606.º CC.
O artigo 30.º, n.º2 CSC prevê que a sociedade possa obstar (ilidir?) ao pedido desses credores,
«satisfazendo os seus créditos com juros de mora, quando vencidos, ou mediante o desconto correspondente à
antecipação, quando por vencer, e com as despesas acrescidas». Preceito em rigor dispensável, já que o
pagamento pode ser feito por terceiro (artigo 767.º, n.º1 CC) e antecipado pelo devedor
(artigo 779.º CC). De todo o modo, facilita a referência ao desconto e às despesas.

§20.º - A participação nos lucros e nas perdas; pactos leoninos


113

Princípio geral: a sociedade inscreve-se entre os institutos de cariz patrimonial,


inventados pelos homines sapientes6. Ela visa o lucro económico, repartindo-o pelos associados.
A noção geral do artigo 980.º CC é muito clara: «a fim de repartirem os lucros resultantes dessa
atividade». Por seu turno, o artigo 21.º n.º1, alínea a) CSC, inscreve, à cabeça dos direitos dos
sócios, o de «quinhoar nos lucros». Preceitos das partes especiais impõem, à sociedade, a
distribuição de: pelo menos, uma parcela dos seus lucros pelo sócios, com determinadas
exceções: artigos 217.º e 294.º CSC, quanto a sociedades por quotas e anónimas,
respetivamente. Para além destes aspetos jurídicos, é evidente que a perspetiva do lucro
anima todas as iniciativas societárias e dá corpo a um mercado mobiliário. Cabe ao Direito,
pelo menos, regular o fenómeno, disciplinando excessos. Contrapartida do lucro é o risco.
Muitas vezes, os empreendimentos mais lucrativos são, precisamente, os mais arriscados.
Também aqui o Direito é chamado a intervir, particularmente nos casos em que, mercê da
presença de uma sociedade, as perdas tenham de ser repartidas. A regra básica resulta dos
dois primeiros números do artigo 22.º CSC. Infere-se, do preceito, a existência de uma regra
supletiva, que indexa o quinhão de lucros/prejuízos à proporção nominal das prestações
respetivas. Para além disso, cabe à autonomia privada estabelecer outras eventuais repartições.
A propósito de cada tipo societário podem surgir outras regras imperativas ou permissivas
que facultem formas privilegiadas de comunhão nos lucros ou que limitem perdas. Em sede
geral, há que contar com a proibição dos pactos leoninos, que referimos de seguida.

A proibição histórica dos pactos leoninos: segundo o artigo 22.º, n.º3 CSC:
«É nula a cláusula que exclui um sócio da comunhão nos lucros ou que o isente de participar
nas perdas da sociedade, salvo o disposto quanto a sócios de indústria».
Formalmente, é pena que o legislador tenha degradado este princípio para o n.º3 de um
ignoto preceito. Melhor, sob a epígrafe clássica pacto leonino, dispõe o artigo 994.º CC:
«É nula a cláusula que exclui um sócio da comunhão nos lucros ou que o isenta de participar
nas perdas da sociedade».
Esta proibição corresponde a preocupações materiais profundas do Direito do Ocidente,
que cumpre conhecer. Na origem do instituto temos um trecho de Ulpiano. No Direito
Romano, as sociedades leoninas eram, assim, proibidas: seriam contrárias à natureza das

6 Vejam a fábula de Peugeot em Yuval Harari.

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sociedade. A parte do leão e a societas leonina advêm da velha fábula de Esopo, depois
remodelada ao longo da História. Na versão original da Esopo, toava assim:
«Um leão, um burro e uma raposa, feito um pacto entre eles, andaram à caça e depois de terem
capturado uma quantidade abundante de peças, o leão encarregou o burro de as dividir. O
burro repartiu-as em três partes iguais e ofereceu aos companheiros o direito de escolher. Mas o
leão, enfurecido com aquela repartição, rangendo os dentes perante a divisão, devorou-o e impôs
a raposa repartir a presa. A raposa, pelo contrário, reuniu as três partes numa só e entregou
tudo ao leão nada deixando de lado para si. O leão, então, perguntou: “Quem te ensinou a
fazer as divisões?” E prontamente a raposa: “Ensinou-me a experiência do burro!”».
114
A Fábula mostra que o perigo dos outros torna as pessoas mais cautelosas. Com os
antecedentes apontados, a proibição de sociedades leoninas foi-se mantendo ao longo da
História, sendo acolhida nas codificações.

O Direito português: a tradição românica da proibição dos pactos leoninos surgia no


artigo 1242.º do Código de Seabra, ainda que em termos reputados deficientes. Assim,
segundo esse preceito:
«Será nulla a sociedade, na qual se estipular, que todos os proveitos pertençam a algum, ou
alguns dos sócios, e todas as perdas a outro, ou outros d’elles».
O preceito era violento, uma vez que invalida toda a sociedade. Com efeito, pareceria
preferível:
 Invalidar não a sociedade in totum, apenas, o pacto leonino, assuma ele a feição de
(mera) cláusula ou de pacto autónomo;
 Vedar todas as hipóteses de exclusão das perdas ou de exclusividade nos lucros – a
parte do leão – independentemente de haver reciprocidade ou concomitância.
Na base destes elementos, o Código Civil de 1966 procedeu a uma proibição mais
aperfeiçoada: no seu artigo 994.º CC. A regra foi retomada, como vimos, no artigo 22.º, n.º3
CSC. Torna-se inevitável perguntar pela justificação da norma; dela dependerá a sua
interpretação. Mantém-se a tendência, nalguma doutrina, de aproximar a proibição do pacto
leonino da própria natureza da sociedade: sem uma participação nos lucros, não haveria
sociedade, visto o artigo 980.º CC. Tudo bem: só que, nessa altura, o contrato leonino poderia
subsistir como qualquer outro contrato de não-sociedade, não se percebendo o porquê da
proibição. Quanto às perdas: a explicação para tais doutrinadores, já teria de ser outra: não
faz parte do objetivo do qualquer sociedade comungar... em prejuízos.
 Pires de Lima e Antunes Varela apelam, então, a razões justificativas «de ordem moral
e social, e não de ordem jurídica».
 Menezes Cordeiro: criticando os autores anteriores, entente ser uma solução
incompreensível, no próprio plano ético-social: não poderá um pai fazer uma
sociedade com os filhos menores, comprometendo-se a arcar com os prejuízos, se
os houver … e isso em nome da moral?! Além disso, não pode a Ciência do Direito
demitir-se de explicar juridicamente as suas soluções. A razão da invalidade dos
pactos leoninos, assente em sólida tradição histórica, deve ser procurada noutras
latitudes. Antes de o fazer importa, porém, reafirmar a unidade do instituto: ele não

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deve ser esquartejado e, por um lado, não-participação nos lucros e, por outro, não-
participação nas perdas: trata-se de proposições que obedecem, nitidamente, às
mesmas valorações. Isto dito: o sócio que abdique de lucros vai sujeitar-se a eventuais
prejuízos; o que aceite todos os prejuízos vai submeter-se, eventualmente aos que
ocorram. Em qualquer dos casos, ele está a dispor, para o futuro, das vantagens que
poderia obter e está a conceder, também para o futuro, vantagens aos outros sócios.
Os Direitos do Sul, atentas as características psicológicas dos seus patrícios, sabem
que há uma permanente tentação de se dar o que (ainda) não se tem e o de assumir,
para um futuro indeterminado, obrigações sem critério. E por isso, toma medidas
coerentes: 115
o É nula a renúncia antecipada aos direitos: artigo 809.º CC;
o A cláusula penal pode ser equitativamente reduzida pelo tribunal: artigo 812.º,
n.º1 CC;
o A remissão é contratual: artigo 863.º, n.º1 CC;
o A doação não pode abranger bens futuros: artigo 942.º, n.º1 CC;
o A doação de móveis deve ser feita com imediata tradição da coisa ou por
escrito: artigo 947.º, n.º2 CC.
É nesta linha que se deve inscrever a proibição dos pactos leoninos: envolvem um
misto de renúncia antecipada aos direitos e de doação do que (ainda) não se tem. Se
alguém quiser dar lucros ou arcar com prejuízos, tudo bem: fá-lo-á, porém, na altura
concreta em que ocorram e com eficácia limitada aos valores efetivos então em jogo.
Obrigar-se, para todo o tempo, a fazê-lo poderá ir ao encontro dos frígidos valores
do Norte; não ao do calor do Sul. A nulidade dos pactos leoninos não suscita, assim,
dúvidas.
Esclarecido este ponto, cabe verificar o âmbito da proibição. É evidente que as partes,
perante uma tentação leonina, não irão exarar, expressis verbis, uma cláusula com o inerente
teor. Tal cláusula ou é dissimulada em diversas outras, ou consta de um extra, normalmente
sob a forma de um acordo parassocial. A valoração é, porém, material: atingirá todos os
dispositivos que, seja qual for a sua localização ou a sua configuração, conduzam à prévia e
indeterminada disposição de lucros ou à também prévia e indeterminada assunção de
prejuízos. Verificada a nulidade do pacto – ou a cláusula – leonina, a doutrina tem reclamado,
sob inspiração italiana, a aplicação – ou a aplicabilidade – do instituto da redução: a sociedade
vigoraria sem a parte viciada, salvo se se demonstrasse que, na sua falta, as partes não teriam
contratado (artigo 292.º CC). Não é tão simples. Uma sociedade leonina não é uma sociedade
comum com uma cláusula leonina: surge, antes, como um negócio uno e distorcido em toda
a sua conceção. A redução não o pode salvar: apenas a conversão lhe valeria, desde que
verificados os requisitos do artigo 293.º CC: teremos de atender ao fim das partes e à sua
vontade hipotética, com uma diferente distribuição do ónus da prova.

§21.º - Constituição financeira e defesa do capital

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Constituição financeira; capitais próprios: o funcionamento de uma sociedade


comercial, num fenómeno particularmente visível nas sociedades anónimas, é suportado por
fluxos monetários. Aplicam-se-lhes regras especializadas a cujo conjunto a moderna
comercialística chama a constituição financeira das sociedades. Nesse domínio, é habitual a
distinção entre:
 Capitais próprios: com exemplo nas sociedades anónimas, abrangem,
designadamente:
116
o O capital social, correspondente à soma do valor nominal das ações
subscritas ou de um valor fixo, se estiverem em causa ações sem valor
nominal, após a reforma introduzida pelo Decreto-Lei n.º 49/2010, 19 maio;
o As reservas de ágio ou de prémio de emissão, correspondentes à soma do
sobrevalor por que, com referência ao valor nominal, as ações tenham sido
colocadas;
o O montante de outras prestações feitas pelos acionistas;
o As reservas livres, constituídas por lucros não distribuídos e para elas
encaminhados;
o A reserva legal, imposta por lei;
o Outras reservas.
 Capitais alheios: dizem-se, inter alia:
o Obrigações;
o Opções, covertible bonds;
o Títulos de participação nos lucros e outros empréstimos.
No tocante aos capitais próprios, há que lidar com as regras gerais derivadas da escrituração
mercantil e da prestação de contas e, ainda, com regras especialmente prescritas para este
aspeto da vida societária. O Direito toma diversas medidas destinadas a proteger o capital
social. Elas visam a defesa dos terceiros, particularmente quando credores e, ainda, a tutela
das próprias sociedades, dos sócios do comércio em geral. Bastante relevantes são as regras
atinentes à temática das reservas. Como ponto de partida, devemos ter bem presente que as
sociedades comerciais operam dentro do Direito privado. Nessas condições, tem plena
aplicação o aforismo de que é permitido quanto não for proibido por lei. Todavia, estamos
num campo em que se jogam posições que as leis modernas vêm, por vezes, acautelar. Assim:
 O interesse dos sócios minoritário;
 Os direitos de terceiros credores da sociedade;
 O valor social representado pela própria sociedade.
As leis de proteção, para além dos aspetos procedimentais de contabilidade e de prestação
de contas, regulam a hipótese de distribuição de lucros ao sócios. Tal distribuição pode afetar

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duplamente as reservas: ora impedindo a sua formação, ora implicando o seu


desaparecimento. Em toda a problemática subsequente, devemos ter presente a natureza
essencialmente lucrativa do giro comercial. As empresas, em especial quando assumam a
forma de sociedades comerciais, visam produzir e captar lucros. Só assim elas poderão
congregar os capitais necessários para a subsequente criação de riqueza. Há, pois, que
encontrar uma bissetriz justa e adequada entre a tutela dos valores em jogo, que exige certas
regras atinentes aos capitais próprios e à proteção do lucro, condição sine qua non de
funcionamento do sistema.

A distribuição de bens ao sócios: consequência direta da personalização das


117
sociedades é a separação patrimonial: os bens da sociedade não se confundem com os dos
sócios. Mau grado essa lógica, os sócios têm, no seu conjunto, o controlo da sociedade.
Poderão entender, dentro da sua autonomia privada, que a sociedade não necessita de
determinados bens ou que, de todo o modo, eles melhor ficariam nas mão dos diversos
sócios. Não poderão deliberar uma distribuição, mais ou menos importante, de bens aos
sócios? A resposta à luz do Direito privado, seria tendencialmente positiva. Todavia, dois
óbices podem ser invocados:
 O interesse dos credores da sociedade;
 A própria confiança do público na estabilidade dos entes coletivos.
Como se compreenderá, particularmente nas sociedades de capitais, cuja responsabilidade é
limitada, não é indiferente, aos credores, a consistência do património da sociedade e os bens
que, no mesmo, se encontrem. O Direito procurará acautelar esta vertente. Além disso, deve
haver, na comunidade, uma confiança generalizada na estabilidade dos entes coletivos. Não
se compreenderia que os bens circulassem, sem mais, entre a sociedade e os sócios. Mesmo
quando nada obste a tal circulação, compreende-se que se fixem formalidades e instâncias de
controlo que dignifiquem as sociedades e a todos tranquilizem. O artigo 32.º, n.º1 CSC
contém uma norma básica para a tutela dos credores, que clara fica com a sua transcrição:
«Sem prejuízo do preceituado quanto à redução do capital social, não podem ser distribuídos
aos sócios bens da sociedade quando o capital próprio desta, incluindo o resultado líquido do
exercício, tal como resulta das contas elaboradas e aprovadas nos termos legais, for inferior à
soma do capital e das reservas que a lei ou o contrato não permitem distribuir aos sócios ou se
tornasse inferior a esta soma em consequência da distribuição».
O n.º2 desse preceito visou uma adaptação às atuais regras contabilísticas. No fundo, esta
norma pretende que apenas possam ser distribuídos aos sócios, valores que, tecnicamente,
se devam considerar lucros. Em princípio, no que a situação líquida ultrapasse o capital e as
reservas não distribuíveis, há lucro. Como as dívidas são encontradas na situação líquida, a
posição dos credores fica assegurada. Na hipótese de o próprio capital ser considerado
excessivo: queda a solução de redução do capital: equivale a uma modificação do contrato
(artigo 85.º e seguintes CSC) com regras próprias (artigos 94.º e seguintes CSC). A coerência
do sistema é, depois, assegurada por um conveniente processo de distribuição de bens.
Consta ele do artigo 31.º CSC, traduzindo-se, essencialmente no seguinte:
 A distribuição de bens (salvo a hipótese de distribuição antecipada de lucros e outros
casos previstos na lei) depende de deliberação dos sócios (n.º1);

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 Mesmo quando tomada, tal deliberação não deve ser executada pelos administradores
quando tenham fundadas razões para crer: (i) que alterações ocorridas no património
social tornariam a distribuição ilícita perante o artigo 32.º CSC, que, de todo o modo,
violem os artigos 32.º e 33.º CSC ou (ii) que assentou em contas inadequadas (n.º2);
quando optem pela não execução, os administradores devem requerer inquérito
judicial;
 A distribuição também não terá lugar após a citação da sociedade «para a ação de
invalidade de deliberação de aprovação do balanço ou de distribuição de reservas ou lucros de
exercício» (n.º4) sendo os autores de tal ação responsáveis, solidariamente, pelos
prejuízos que causem aos outros sócios, quando litiguem temerariamente ou de má 118
fé (n.º5).
Os bens indevidamente recebidos pelos sócios devem ser restituídos à sociedade: tal o
sentido geral do artigo 34.º CSC. Todavia, fica protegida a posição dos sócios de boa fé
(artigo 34.º, n.º1 CSC) sendo o todo aplicável aos transmissários dos direitos dos sócios (n.º2).
Os credores podem propor ação para restituição, à sociedade, das importâncias em causa,
tendo ainda ação contra os administradores (artigo 34.º n.º3 CSC). O n.º4 regula o ónus da
prova, enquanto o n.º5 alarga o dispositivo da restituição a «qualquer facto que faça beneficiar o
património das referidas pessoas dos valores indevidamente atribuídos». Temos, aqui, manifestações do
instituto da repetição do indevido (artigos 476.º CC).

Lucros e reservas não distribuíveis: a tutela do capital social encontra, no nosso


Código das Sociedades Comerciais, um tratamento em duas partes:
 Na da parte geral, isto é, em sede de regras aplicáveis a todas as sociedades;
 Na da parte especial, relativa às sociedades anónimas, constando de normas que são
também mandadas aplicar às sociedades por quotas.
Todas estas regras devem ser interpretadas e aplicadas em conjunto. O artigo 33.º CSC,
epigrafada lucros e reservas não distribuíveis e inserido na Parte Geral, dispõe, no seu n.º1 a
proibição de distribuição de lucros do exercício que se mostrem necessários para cobrir
prejuízos transitados ou para formar ou reconstituir reservas obrigatórias, por lei ou pelos
estatutos. O preceito parece claro. A lei não define lucros de exercício, sendo de presumir
que recorre ao sentido comum dessa expressão. Por outro lado, a proibição reporta-se a
«lucros necessários para cobrir prejuízos transitados ou para formar ou reconstituir reservas» a contrario,
cabe distribuição de lucros quando os prejuízos transitados possam, legalmente, ser cobertos
de outra forma. O exemplo de escola será o de a sociedade ter constituído uma reserva
facultativa destinada, precisamente, a enfrentar determinados prejuízos previsíveis:
ocorrendo estes, a sua cobertura está assegurada; os lucros podem ser distribuídos, nos
termos legais. A solução apontada aflora no artigo 33.º n.º2 CSC. Veda-se, aí, a distribuição
de lucros de exercício, enquanto as despesas de constituição, de investigação e de
desenvolvimento não estiverem completamente amortizadas. Solução lógica: trata-se de
despesas de lançamento de sociedade; se ainda não estiverem cobertas, não há, em bom rigor,
lucros a referenciar. Todavia, a proibição cessa se o montante das reservas livres e dos
resultados transitados for, pelo menos, igual ao dessas despesas não amortizadas. O legislador
pretende, de facto, que certas despesas não sejam deixadas a descoberto, a pretexto de
distribuição de lucros. A proibição já não faz sentido, quando existam esquemas reais e

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efetivos que assegurem a pretendida cobertura. O Direito das sociedades comerciais deve
traduzir o império da verdade económica e funcional: não uma área de formalismo. O artigo
33.º, n.º3 CSC proíbe a distribuição das chamadas reservas ocultas. Duas razões depõem
nesse sentido:
 Sendo ocultas, as reservas escapam ao conhecimento e ao controlo dos sócios e de
credores; a sua distribuição surgiria como uma pura disposição do património social;
 Não constando da contabilidade, as reservas ocultas põem em crise a verdade do
balanço e da prestação de contas, mais se agravando essa situação com a sua
distribuição. 119
Este preceito tem, ainda, um papel importante: a contrario, diz-nos que podem ser distribuídas
as reservas cuja existência e cujo montante figurem, expressamente, no balanço. E, a fortiori,
elas poderão ser usadas para, por exemplo, cobrir prejuízos transitados. Finalmente, o artigo
33.º, n.º4 CSC traduz um afloramento do princípio da verdade e da transparência: havendo
distribuição de reservas, seja em que termos for, a deliberação deve mencioná-lo, de modo
expresso. Como vimos, o artigo 33.º, n.º1 CSC referia a hipótese de haver reservas impostas
por lei. Encontramos agora, no artigo 295.º CSC, a imposição de tal reserva: a reserva legal.
O n.º1 desse artigo dispõe:
«Uma percentagem não inferior à vigésima parte dos lucros da sociedade é destinada à
constituição da reserva legal e, sendo caso disso, à sua reintegração, até que aquela represente a
quinta parte do capital social. No contrato de sociedade podem fixar-se percentagens e montante
mínimo mais elevados para a reserva legal».
O regime da reserva legal é, depois, complementado pelo artigo 296.º CSC. Quadro do
regime da reserva legal é claro e preciso:
 Advém de, pelo menos, 1/20 dos lucros anuais;
 Até atingir 1/5 do capital social;
 E só podendo ser usada para os fins do artigo 296.º CSC.
As cifras podem ser majoradas pelo pacto social: não diminuídas. O artigo 295.º CSC dispõe,
de seguida:
«Ficam sujeitas ao regime da reserva legal as reservas constituídas pelos seguintes valores:
«a) Ágios obtidos na emissão de ações ou obrigações convertíveis em ações, em troca destas por
ações e em entradas em espécie;
«b) Saldos positivos de reavaliações monetárias que forem consentidas por lei, na medida em
que não forem necessários para cobrir prejuízos já acusados no balanço;
«c) Importâncias correspondentes a bens obtidos a título gratuito, quando não lhes tenha sido
imposto destino diferente, bem como acessões e prémios que venham a ser atribuídos a título
pertencentes à sociedade».
O n.º3 explica, com diversos pontos, em que consistem os ágios referidos na alínea a):
englobam, designadamente, o chamado prémio de emissão das ações. Pergunta-se: as

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reservas em causa ficam sujeitas a todo o regime legal ou apenas a parte dele? Com a seguinte
consequência prática:
 Se for a todo o regime legal, as reservas facultativas elencadas no artigo 295.º, n.º2
CSC só ficariam congeladas até à ocorrência de 1/5 do capital social;
 Se for parte do regime – e sendo a parte o artigo 296.º CSC –, ficariam congeladas
sem limite de montante.
 Questão nem deveria pôr-se: se a lei remete para o regime legal, é obviamente todo.
Fazer amputações apenas poderá conduzir a distorções em absoluto inimputáveis a
120
qualquer legislador razoável, como adiante melhor se verá.

A manutenção das reservas legais: o artigo 295.º, n.º2 CSC, quando sujeita ao regime
da reserva legal determinadas reservas livres, designadamente as constituídas pelos prémios
de emissão de ações, fá-lo apenas nos limites de 1/5 do capital social e isso se essa parcela
não estiver já coberta pela reserva legal e na medida em que isso (não) suceda. E assim sucede
por várias razões, todas elas confluentes e que passamos a referenciar. Em primeiro lugar,
temos um claro elemento gramatical. O artigo 295.º, n.º2 CSC sujeita determinadas reservas
livres «ao regime da reserva legal». O artigo 295.º, n.º1 CSC indica os primeiros e mais impressivos
traços do regime da reserva legal: o modo de constituição e o montante. E é nessa sequência
que o n.º2 explicita: ficam sujeitas ao regime da reserva legal. Esse aspeto quantitativo do
regime estava direta e necessariamente em causa, parecendo, impensável vir escamoteá-lo,
apelando apenas a aspetos mais distantes. Em terceiro lugar, um elemento sistemático. Todo
o sistema do Código aponta para um regime de mínimos, os quais são ultrapassados por
expressa disposição estatutária. Alcançados esses mínimos, a própria reserva legal
excedentária fica disponível. Não se compreende como , de modo enviesado, o legislador iria
ampliar a latere, sem limite e à custa da liberdade empresarial, as verbas congeladas. Neste
ponto, a globalidade do sistema, com apoio na autonomia privada e no espaço de liberdade
que necessariamente aflora nas sociedades comerciais, sempre exigiria a solução que
propugnamos. A hipótese inversa, por contrariedade ao sistema e a valores fundamentais,
suscitaria, inclusive, problemas de (in) constitucionalidade, a prevenir pela interpretação.

§22.º - A perda de metade do capital social

Generalidades; as redações do artigo 35. CSC: o artigo 35.º CSC dispõe sobre a
eventualidade da perda de metade do capital social das sociedades comerciais. Trata-se de
um preceito muito atormentado, que obteve estudos nossos, de Paulo Olavo Cinha, de Paulo
de Tarso Rodrigues e de Alexandre Mota Pinto, entre outros. O Decreto-Lei n.º 184/87, 21
abril, introduziu no Código, um novo título VII, referente a disposições gerais e de mera
ordenação social. Contem-se, aí, o artigo 523.º, com o teor seguinte:
«O gerente, administrador ou diretor de sociedade que, verificando pelas contas de exercício estar
perdida metade do capital, não der cumprimento ao disposto no artigo 35.º, n.º1 e 2, deste Código será
punido com prisão até três meses e multa até 90 dias».

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O Decreto-Lei n.º 237/2001, 30 agosto, veio atingir diversos preceitos do Código, de modo
a reduzir as exigências de escritura pública. Nesse contexto – ou antes: fora dele – dispôs, no
artigo 4.º:
«O artigo 34.º do Código das Sociedades Comerciais entra em vigor na data da entrada em
vigor do presente diploma».
O Decreto-Lei n.º 162/2001, 11 julho, modificou os artigos 35.º e 141.º CSC. Até que o
Decreto-Lei n.º 19/2005, 18 janeiro, lhe veio dar um novo rosto; este Decreto-Lei alterou,
ainda, os artigos 141.º e 171.º CSC determinando o seu artigo 2.º uma aplicação retroativa:
produz efeitos desde 31 dezembro de 2004. Por fim, o Decreto-Lei n.º 76-A/2006, 29 março, 121
veio introduzir mais uma pequena modificação.

A previsão vigente: regressando ao Direito Português, recordemos a redação em vigor


do artigo 35.º, n.º1 CSC:
«Resultando todas contas de exercício ou das contas intercalares, tal como elaboradas pelo órgão
de administração, que metade do capital social se encontra perdido, ou havendo em qualquer
momento fundadas razões para admitir que essa perda se verifica».
Contas de exercício são as previstas no artigo 65.º, n.º1 CSC, com referência a cada exercício
anual. As contas intercalares situam-se entre as contas de exercício, podendo ser requeridas
por lei especial ou pelos estatutos ou, ainda, derivar de mera prática interna. O artigo 35.º,
n.º1 CSC prevê ainda a hipótese de fundadas razões levarem a admitir as tais perdas graves.
Não há, aqui, um dever de indagar a existência de tais perdas. As fundadas razões serão,
assim, aquelas que se imponham ao gestor normal, colocado na posição do gestor real. Para
serem fundadas elas deverão, de todo o modo, arrancar de umas quaisquer contas anteriores.
Tudo isto traduz um alargamento em relação à redação anterior que apenas apresentava,
como referencial, as contas de exercício. Seja como for, o artigo 35.º, n.º2 CSC, inspirando-
se, desta feita, no modelo italiano, veio esclarecer:
«Considera-se estar perdida metade do capital social quando o capital próprio da sociedade for
igual ou inferior a metade do capital social».
Abandonou-se a referência ao capital próprio constante do balanço de exercício, uma vez
que a existência das perdas pode, agora, ser apurada na base dos balanços intercalares ou das
fundadas razões. Os capitais próprios abrangem, além do capital social, as reservas de ágio,
as prestações dos acionistas, a reserva legal, as reservas livres e outras rubricas. Na lógica da
lei, haverá que lhe subtrair o passivo. Todavia, não é pacífico, entre os peritos, o exato alcance
desse capital e, designadamente, se abrange expectativas de negócio e reavaliações. Em
situações de fronteira e no silêncio do legislador, tudo dependerá das técnicas contabilísticas
utilizadas.

As consequências: verificadas as tais perdas graves (artigo 35.º, n.º1, 2.ª parte CSC):
«devem os gerentes convocar de imediato a assembleia geral ou os administradores requerer
prontamente a convocação da mesma, a fim de nela se informar os sócios da situação e de estes
tomarem as medidas julgadas convenientes».
Desde logo merece reparo a pesada redação de todo este preceito. Não caberia, aliás, a este
normativo especificar o modo de convocar a assembleia geral, figura que, de resto, só é

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referida, no Código, a propósito de sociedades anónimas. Além do dever de convocação, a


lei determina a ordem do dia mínima, ainda que usando uma linguagem menos curial (artigo
35.º, n.º3 CSC). A dissolução por deliberação dos sócios opera nos termos do artigo 141.º,
n.º1, alínea b) CSC. A redução do capital social deve observar os artigos 94.º e seguintes CSC.
Tratando-se, como se trata, de cobrir perdas, ficaria dispensada a autorização judicial (artigo
95.º, n.º3 CSC) suprimida, de todo o modo, após a reforma de 2007. A ressalva final do
capital mínimo (artigo 96.º CSC) sempre teria aplicação, sendo dispensável o final da alínea
b). Quanto à realização de entradas: a competente deliberação especificará que tipo de
prestações estarão em jogo e qual o ritmo da sua realização, dentro dos fins da lei. Os três
pontos elencados são, apenas, pontos para deliberação dos sócios. Nenhum deles tem de ser 122
aprovado. Desaparece a dissolução automática, tendo, consequentemente, sido suprimida a
alínea f) do artigo 141.º, n.º1 CSC. O legislador considerou que, não havendo redução do
capital, bastaria reportar a situação das perdas graves. Donde a adenda feita ao artigo 171.º,
n.º2 CSC, de modo a obrigar, nos atos externos, a publicitar:
«o montante do capital próprio segundo o último balanço aprovado, sempre que este for igual
ou inferior a metade do capital social».
Pode não haver nenhum balanço aprovado relativo a esse tema, sendo, todavia sabido, com
fundadas razões, que se verificaram as perdas graves aqui relevantes. Além disso, não
vislumbramos qualquer exequibilidade para tal preceito. Quid iuris se os administradores não
executarem o artigo 35.º CSC? Já vimos que desapareceu a dissolução automática. E também
desapareceu o dever de propor: tudo se queda, agora, por um dever de convocar ou de fazer
convocar a assembleia geral, com uma certa ordem do dia. Paralelamente, o legislador não
tocou no artigo 523.º CSC. Perante a vigente textura do artigo 35.º CSC, esse preceito perdeu
sentido útil. Resta concluir que o atual artigo 35.º CSC pode operar como fonte de deveres
legais, para efeitos de responsabilidade civil dos administradores para com a sociedade (artigo
72.º, n.º1 CSC na parte em que refere omissões) e para com os credores sociais (artigo 78.º,
n.º1 CSC). Perante a fórmula restritiva do artigo 79.º, n.º1 CSC, ao restringir-se aos danos
diretos, queda, como via de responsabilidade perante sócios e terceiros, o apelo às normas
de proteção (artigo 483.º, n.º1, 2.ª parte CC). As hipóteses de atuação de tais remédios são
académicas.

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Participações sociais
Sociedades em Nome Sociedades por
Sociedades Anónimas
Coletivo Quotas
Partes Sociais Quotas Ações
Artigo 271.º CSC
Artigo 176.º, n.º1, Artigo 199.º, alínea a)
alíneas c) CSC CSC
Podem ser
Nominativas Ao portador
É diferente dos títulos representativos das ações permitem à
sociedade agora revogadas 123
Documento que identifica as sociedades e as ações saber a cada
no seu valor, número e o nome do sócio que é seu momento o permitiam à
titular seu titular e sociedade saber
portador quem era o seu
(artigo 299.º titular, apenas
CSC)
Tituladas Escriturais
representadas são
em papel, a que desmaterializadas
se apelida de e registadas em
título, forma conta. Essa conta
tradicional de poderá ser
representação e aberta: junto de
a existente em intermediário
muitas financeiro,
sociedades integrada em
cujo capital não sistema
se encontra centralizado;
disperso e não junto de
se encontra intermediário
admitido à financeiro
negociação em indicado pelo
mercado emitente; ou em
regulamentado. conta aberta
Dai se apelidar junto do
a esta emitente ou do
representação intermediário
das ações financeiro que o
como de representa (artigo
titulada. 61º do CVM).
Próprias dos sócios
Ações detidas
Ações da
pela própria
sociedade cujo
sociedade
titular é o sócio
emissora
Artigo 316.º
Artigo 274.º CSC
CSC

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Secção III – A comparticipação na vida societária

Subsecção I – Os acordos parassociais

§23.º - Os acordos parassociais: categorias, Direito comparado 124

Categorias básicas: como foi referido, a comparticipação dos sócios na vida societária
constitui um dos aspetos básicos do estado em que se inserem. Aí se concretiza o seu direito
ao trabalho e ao seu direito à iniciativa privada: pessoal e económica. O Direito português
contém importantes elementos para a elaboração da inerente categoria. A comparticipação
dos sócios na vida societária obedece, antes de mais, à autonomia privada e à sua livre
iniciativa. Esta processa-se, contudo, no quadro da lei, dos estatutos da sociedade e, ainda,
de determinados acordos celebrados pelos sócios: são os chamados acordos parassociais. Os
acordos parassociais são convénios celebrados por sócios de uma sociedade, nessa qualidade;
visam, além disso, regular relações societárias. Distinguem-se, em abstrato, do próprio pacto
social, uma vez que apenas respeitam aos sócios que os celebrem, sem interferir no ente
coletivo. E distinguem-se igualmente de quaisquer outros acordos que os sócios possam
celebrar entre si por, no seu objeto, respeitarem a verdadeiras relações societárias.
Compreende-se a delicadeza da figura; através de acordos parassociais, os sócios podem
defraudar todas as regras societárias e, ainda, os próprios estatutos. Por isso, os diversos
ordenamentos têm tecido, em torno dos acordos parassociais, múltiplos esquemas restritivos.
Os acordos parassociais podem respeitar ao exercício do direito de voto: seja no tocante a
aspetos pontuais, seja no que respeita à estratégia geral da sociedade, no âmbito da política
do pessoal ou da própria empresa. Por vezes, implicam verdadeiras deliberações prévias.
Podem ainda regular o regime das participações sociais, fixando preferências ou variados
processos de alienação. Neles os sócios podem obrigar-se a subscrever aumentos futuros de
capital ou a constituir novas sociedades complementares.

§24.º - Os acordos parassociais no Direito português

O Direito vigente; apreciação crítica: o Código das Sociedades Comerciais, de 1986,


veio admitir genericamente os acordos parassociais. Fê-lo nos seguintes termos (artigo 17.º
CSC):
«1 – Os acordos parassociais celebrados entre todos ou entre alguns sócios pelos quais estes,
nessa qualidade, se obriguem a uma conduta não proibida por lei tem efeitos entre os

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intervenientes, mas com base neles não podem ser impugnados atos da sociedade ou dos sócios
para com a sociedade.
«2 – Os acordos referidos no número anterior podem respeitar ao exercício do direito de voto,
mas não à conduta de intervenientes ou de outras pessoas no exercício de funções de
administração ou de fiscalização.
«3 – São nulos os acordos pelos quais um sócio se obrigue a votar:
«a) Seguindo sempre as instruções da sociedade ou de um dos seus órgãos;
«b) Aprovando sempre as propostas feitas por estes; 125
«c) Exercendo o direito de voto ou abstendo-se de o exercer em contrapartida de
vantagens especiais».
O artigo 17.º CSC admite os acordos parassociais. Com isso, altera a orientação antes
prevalente de os considerar excluídos, por falta de base legal. Todavia, o n.º1 desse preceito
apenas lhes confere uma eficácia obrigacional: produzem efeitos entre os sócios
intervenientes e, na sua base, não podem ser impugnados atos da sociedade ou de sócios para
com a sociedade. Retiramos ainda daqui que não é possível a execução específica de acordos
parassociais. Repare-se: o voto tem efeitos societários: não meramente obrigacionais. Admitir
uma ação de cumprimento (que teria aqui, de ser uma execução específica, já que o voto é
uma declaração de vontade que, não sendo emitida pelo próprio, teria de o ser pelo tribunal)
seria conferir, ao acordo parassocial, uma eficácia supra partes. O Direito alemão admite-o; o
Direito português não. Em geral, o legislador do artigo 17.º CSC não foi feliz. A sanha
tradutora e a subserviência perante textos comunitários têm impedido a gestação de um
pensamento jurídico nacional: a realidade sócio-económica não será idêntica à de Além-Reno.
O Direito comparado mostra que, na Alemanha, os acordos parassociais são úteis: permitem
dar coerência ao funcionamento das sociedades, num País onde se assiste a uma pulverização
do capital social. Já nos países latinos, os acordos parassociais traduzem, muitas vezes,
esquemas de controlo do poder ou de take over, à margem sócios dos minoritários. As leis
latinas têm sido prudentes quanto à sua admissibilidade. O súbito entusiasmo pró-acordos
parassociais poderá ser menos adequado. Assim, ele foi compensado pela relativização dos
acordos. Eles são admitidos, mas com uma eficácia contida inter partes. O funcionamento da
sociedade não pode ser diretamente perturbado. Além disso, o acordo parassocial não
comporta execução específica: a isso se opõe a natureza das obrigações assumidas. Querendo
conferir uma eficácia absoluta aos acordos parassociais, as partes têm, todavia, um caminho
em aberto: o de estabelecer pesadas cláusulas penais. Cabe agora aos tribunais, através do
exercício prudente e criterioso da faculdade de redução, equitativa (artigo 812.º CC),
moralizar esse procedimento, lícito à partida. No tocante às sociedades abertas, o CVM
inseriu uma norma da maior importância. O seu artigo 19.º, n.º1 CVM determinou que os
acordos parassociais que visem adquirir, manter ou reforçar uma participação qualificada em
sociedade aberta ou assegurar ou frustrar o êxito de oferta pública de aquisição devem ser
comunicados à CMVM por qualquer dos contraentes no prazo de três dias após a sua
celebração. A CMVM poderá determinar a publicação total ou parcial do acordo (n.º2). Por
fim, o n.º5 considera anuláveis as deliberações sociais tomadas na base de acordos não
comunicados ou não publicados, salvo se os votos em causa não tiverem sido determinantes.

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Modalidades; os sindicatos de voto; garantias: os acordos parassociais podem


ter objetos diversificados: as classificações abundam, nas obras da especialidade. A principal
classificação distingue:
 Acordos relativos ao regime das participações sociais: podem regular os mais diversos aspetos
relativos a elas – e, em especial, às ações. Particularmente em causa estará o regime
da sua transmissão, sendo de relevar:
o Proibições de alienação: absolutas, temporárias ou fora de um determinado
círculo de pessoas – normalmente, as que hajam subscrito o acordo;
o Direitos de preferência mútuos, com regulações mais ou menos explícitas,
126
sobre o seu exercício;
o Direitos de opção, na compra ou venda das participações sociais;
o Obrigações de subscrição de determinados aumentos de capital;
o Obrigações instrumentais, quanto ao manuseio de ações ou dos títulos que
as representem.
Por vezes, designadamente quanto a preferências, as partes atribuem eficácia real ao
negócio. Será um ponto a referir caso a caso, perante o regime das quotas e das ações;
 Acordos relativos ao exercício do direito de voto: dos mais variados teores, podem implicar
três grandes tipos:
o As partes predeterminam, no próprio acordo, o sentido do voto, em termos
concretos: na reunião A, votar-se-á a proposta B;
o As partes obrigam-se a uma concertação futura, relativa a determinado tipo
de assuntos; fica entendido que eles não serão aprovados se, ambas (ou todas)
não estiverem de acordo; é a concertação por unanimidade;
o As partes obrigam-se a reunir em separado, antes de qualquer assembleia
geral, de modo a concertar o voto; aí, poderá prevalecer a opinião da maioria,
ficando a minoria obrigada a votar com ela;
 Acordos relativos à organização da sociedade: implicam um misto de regime das
participações e de sindicato de voto. Temos, também aqui, as mais diversas hipóteses,
acordadas na prática:
o As partes adotam um plano para a empresa e comprometem-se a pô-lo em prática;
ficam implicadas votações concertadas em assembleia geral, indicações ou
eleições de administradores de confiança e, até, influências extrassocietárias;
o As partes repartem os órgãos societários; posto isto, votam todas, de modo
concertado;
o As partes obrigam-se a investir, aumentando – obrigando-se a votar nesse
sentido – o capital e subscrevendo-o;
o As partes obrigam-se a enfrentar um concorrente: não lhe alienando ações,
isolando-o na assembleia (ou no conselho de administração, quando lá
chegue, por via do artigo 392.º CSC) ou acompanhando os seus movimentos
(entenda-se: dentro da sociedade e no que seja oficial e público);
o As partes obrigam-se a prever certas auditorias internas ou externas, votando
nesse sentido.
Modalidade de acordo parassocial é, ainda, a dos acordos omnilaterais. Trata-se de acordos
subscritos por todos os sócios e que assumiriam um especial relevo quando incompatíveis
com os estatutos. Nessa eventualidade, que não poderia atingir os interesses de terceiros,

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haveria como que uma desconsideração (levantamento) da personalidade, para efeitos


internos. Noutros planos, têm sido considerados acordos de Joint-venture, convenções de pool,
designadamente familiares, acordos de voto isolados, convenções de tutela, de consórcio e
de colaboração e acordos de investimento, que podem abranger todos ou alguns sócios. A
tendência é para alargar o leque, impondo, todavia, publicidade. Acontece, muitas vezes, que
as partes preveem a obrigação de confidencialidade: não dão a conhecer a existência do
acordo. O artigo 19.º CVM obriga, como vimos, à comunicação e à publicação dos pactos
relativos às sociedades abertas. Mas não de todos: apenas os que visem adquirir, manter ou
reforçar uma participação qualificada em sociedade aberta ou assegura o frustrar o êxito da
OPA; torna-se, assim, operação de engenharia jurídica ladear esses âmbitos. Além disso, fica 127
o campo das sociedades não abertas, para o proliferar de pactos secretos: só se tornam, em
regra, públicos, quando se discuta a sua violação. Não vemos inconveniente em que haja
confidencialidade nos negócios, dentro dos limites da lei. Estes devem ser ressalvados em
qualquer contrato. A violação da confidencialidade obriga a indemnizar, salvo o que abaixo
se dirá sobre as garantias. Os acordos parassociais são, por vezes, dotados de garantias
poderosas. Temos, como exemplos:
 O depósito das ações em contas de garantia – escrow accounts;
 Cláusulas de rescisão, com ou sem pré-aviso;
 Cláusulas penais.
Também é frequente a inserção de convenções de arbitragem: pretende-se uma justiça rápida
e eficaz: é evidente que um processo de anos para discutir um acordo parassocial nada tem a
ver com a realidade das sociedades e da vida económica.

A exclusão da administração e da fiscalização: o artigo 17.º CSC, para além de


admitir os acordos parassociais, impondo a sua relatividade, contém determinadas restrições.
Assim, o seu n.º2 é lapidar dizendo que os acordos parassociais não podem respeitar à
conduta de intervenientes ou de outras pessoas no exercício de funções de administração ou
de fiscalização. A administração e a fiscalização ficam fora do universo aberto aos acordos
parassociais. Quando muito, poderíamos admitir que o acordo visasse aspetos que, sendo da
competência da assembleia geral, pudessem refletir-se na administração e fiscalização: e
poucos serão, no caso das sociedades anónimas, visto o artigo 373.º, n.º3 CSC. A razão
dogmática do artigo 17.º, n.º2 CSC parece clara. As sociedades comerciais submetem-se a
um princípio de tipicidade (artigo 1.º, n.º3 CSC). As sociedades regem-se pelo pacto social
(artigo 9.º CSC) sujeito a reconhecimento das assinaturas das partes (artigo 7.º, n.º1 CSC) e
adquirem personalidade pelo seu registo (artigo 5.º CSC). Assim ficam acautelados os
interesses dos sócios, de terceiros e de toda a comunidade. As alterações ao pacto dos sócios,
de terceiros e de toda a comunidade. As alterações ao pacto passam, novamente, pelo crivo
da escritura e do registo, com diversas instâncias de fiscalização. Admitir acordos parassociais
com incidência na administração e na fiscalização equivaleria a permitir, a latere, uma
organização diferente da do pacto social. A tipicidade societária perderia sentido, uma vez
que a verdadeira orgânica seria parassocial. Além disso, seriam iludidos todos os preceitos
relativos ao pacto social e às suas alterações: escritura, registo e diversas fiscalizações. O
Direito é um todo coerente. A limitação do artigo 17.º, n.º2 CSC faz sentido. Todavia, ela
pode ser facilmente contornável e vai ao arrepio do Direito comparado. Não podemos
penalizar as já depauperadas empresas portuguesas, perante as concorrentes estrangeiras.
Preconizamos, assim, uma interpretação cuidada e restritiva, caso a caso. Neste ponto como

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noutros, é importante que o legislador nacional, antes de intervir nas sociedades, se


documente no terreno e nos Direitos concorrentes. Ele deverá ainda, a uma Justiça conceitual,
somar preocupações de progresso económico e social.

Outras restrições: o artigo 17.º, n.º3 CSC, veio, nas suas alíneas a) e b), proibir os acordos
segundo os quais o sócio deveria votar seguindo sempre as instruções dos órgãos sociais ou
aprovando sempre as propostas por eles feitas. No fundo, os sócios delegariam os seus votos,
materialmente, nos órgãos sociais, os quais tomariam as decisões substantivas. Várias razões
foram decantadas, no Direito alemão, para justificar esta proibição. A delegação do sentido
do voto nos órgãos sociais equivale à dissociação entre o capital e o risco: tudo se passaria
128
como se a sociedade, à margem do permitido, detivesse ações próprias. Mais importante nos
parece o facto de, por esta via, se contornar, novamente, o princípio da tipicidade societária:
o acordo parassocial iria estabelecer uma orgânica paralela, à margem da oficial. A evolução
das sociedades anónimas mostra que o sistema de reconhecimento automático teve como
contrapeso a divisão dos poderes dentro da sociedade e o estabelecimento de instâncias de
fiscalização. Tudo isto de perde quando o sentido do voto passe a ser dimanado pela
sociedade ou pelos seus órgãos. A proibição dos acordos de delegação é importante e
corresponde a dados estruturantes do sistema. Apenas teremos de interpretar restritivamente
as locuções sempre (alíneas a) e b) do n.º3 do artigo 17.º CSC) sob pena de tirar qualquer
alcance prático aos preceitos. O artigo 17.º, n.º3, alínea c) CSC proíbe os acordos pelos quais
alguém se comprometa a votar (ou a não votar) em certo sentido, mediante vantagens
especiais. Trata-se da proibição da chamada compra de votos. O preceito justifica-se pela
necessidade de fazer corresponder o risco à detenção do capital. De outro modo, a
autocontenção subjacente às sociedades modernas perder-se-ia. Além disso, estaria aberta a
porta aos mais graves atentados ao interesse social, isto é, ao interesse comum dos sócios,
garantia do interesse geral. A doutrina explica que estão em causa quaisquer vantagens
especiais, desde que operem como conexão, direta ou indireta, do voto. Elas nem teriam de
apresentar natureza patrimonial. Também é seguro que a vantagem pode resultar de um
acordo mais vasto. Trata-se, agora, de interpretar o acordo parassocial, no seu conjunto, de
modo a, dele, retirar a eventual concessão de vantagens, a troco do voto.

Os acordos parassociais na prática societária portuguesa: os acordos


parassociais têm uma grande importância prática, particularmente a nível de grandes
empresas. Assumem várias funções, embora com especificidades nacionais. Vamos apontar
três motivos, os quais jogam, muitas vezes, em conjunto:
 As reprivatizações: dirigem-se, em geral, ou a pequenos investidores praticamente
interessados apenas em mais valias esperadas ou a grupos descapitalizados de
potenciais gestores. Essa descapitalização teve a ver com as crises sucessivas dos anos
70 e 80 e com as nacionalizações de 1975, pouco ou nada indemnizadas. Além disso,
por razões quiçá ideológicas, as reprivatizações – ou algumas delas – previam uma
dispersão do capital, procurando manter o poder empresarial em gestores afetos ao
Estado ou a máquinas partidárias. O remédio possível para tudo isto residia no
agrupamento parassocial dos interessados, como modo de contrabalançar a dispersão
nominal do capital. Os pactos ficariam, naturalmente, no limite da legalidade;
 A fraqueza económico-financeira de muitos participantes: decorre do que foi dito e, ainda, da
debilidade do mercado mobiliário: torna-se difícil captar para a bolsa as pequenas

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poupanças, numa dificuldade que a burocracia reinante se encarregou de agravar.


Também aqui a associação dos interessados pode ser compensadora;
 A recomposição mobiliária: pode requerer novas aquisições, permutas e alienações
programadas: os acordos parassociais dão corpo a tudo isso.
Na prática das empresas surgem, muitas vezes, acordos parassociais à margem do estrito
esquema do artigo 17.º CSC. Os desvios mais comuns são os seguintes:
 Acordos parassociais que incluem cláusulas que nada têm a ver com a sociedade em
jogo;
 Acordos parassociais em que intervêm não sócios, normalmente para adquirirem 129
opções de compra ou para as mais variadas combinações relacionadas com a
sociedade em jogo;
 Acordos parassociais subscritos, também, pela própria sociedade cujos sócios se
concertam.
Deve ficar bem claro que estamos no Direito Privado. A liberdade contratual prevista no
artigo 405.º CC tem, aqui, direta aplicação. Nada impede as partes de celebrar contratos
mistos, que incluam elementos parassociais e, ainda, outros elementos típicos de outros
contratos, em como elementos totalmente originais. Os acordos parassociais atípicos não
podem, de modo algum, ser invalidades. Há, tão-só, que interpretá-los, reconstituindo a
vontade relevante das partes. Apenas quando se mostrem violadas normas imperativas, se
poderá questionar a sua validade. Os acordos parassociais estão pouco representados nas
decisões dos nossos tribunais. De facto o essencial da litigiosidade parassocial tem sido
submetida a instâncias arbitrais. E a esse nível as partes evitam, muitas vezes, qualquer
publicidade.

Subsecção II – O direito à informação

§25.º - Dogmática geral do direito à informação

A informação em Direito: o artigo 21.º, n.º1, alínea c) CSC, inclui, entre os direitos dos
sócios, o de obter informações sobre a vida da sociedade, nos termos da lei e do contrato. O
termo lei refere-se, na realidade, ao Direito e à sua Ciência. Temos, pois, todo um vasto
campo, encoberto sob o direito à informação. À partida, devemos ter presente que o Direito
das sociedades é um Direito relativo a bens imateriais. Poderemos conceber sociedades muito
simples, em que os diversos sócios acompanhem, no momento, o desenrolar das atuações
societárias, atuações essas que , para mais, se reduziriam a operações de tipo material sobre
coisas corpóreas. Em regra, porém, isso não ocorre. O Direito das sociedades só funciona
através de intrincada e permanente rede de informações, trocadas com a maior naturalidade
entre todos os intervenientes. De resto, isso sucede em boa parte das situações jurídicas,
assentes em vínculos imateriais. O Direito das sociedades fica incluído nesse universo,
assumindo as informações diversos papeis. A omnipresença das informações tem levado o

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Direito a descurar a sua análise. Trata-se de algo pressuposto e que todos conhecem,
independentemente de quaisquer considerações dogmáticas. Todavia: a presença de
específicos esquemas destinados a proporcionar informações societárias e, ainda, o facto de
a informação – como todo o direito – não poder ser absoluta, leva o Direito das sociedades
a providenciar esquemas explícitos, no Direito privado. Os quadros subsequentes não são,
de resto, específicos para o Direito das sociedades embora, aí, tenham uma especial razão de
ser. A dogmática da informação é preenchida, fundamentalmente, com uma ponderação de
diversas classificações de deveres: dão uma ideia imediata sobre vários parâmetros do seu
regime. Retemos, designadamente, distinções com base nos seguintes critérios:
1. A base jurídico-positiva: Quanto à base jurídico-positiva, os deveres de informação 130
podem resultar:
 De regras estritas indeterminadas: ocorrem institutos carecidos de
concretização: por exemplo, o dever de informar pré-contratual, assente na boa
fé (artigo 227.º, n.º1 CC) ou o dever de informar na pendência do contrato,
derivado da mesma bona fides (artigo 762.º, n.º2 CC);
 De regras estritas: temos prescrições de informação que definem deveres à parte
(mais) densos. Na hipótese das regras estritas, logo se impõe uma subdistinção:
o Regras estritas comuns: cobrem uma generalidade indeterminada de situações
hipotéticas: tal obrigação predisposta nos artigos 573.º e seguintes CC.
o Regras estritas especiais: impõem-se mercê de normas jurídicas destinadas a
contemplar situações regulativas próprias de setores delimitadores. Assim
sucede com o artigo 75.º, n.º1 RGIC, para o setor bancário e com o citado
artigo 21.º, n.º1, alínea c) CSC, para as sociedades comerciais, ou o artigo
417.º CPC, para o domínio processual. O regime geral dos artigos 573.º e
seguintes CC, é importante: ele terá aplicação, em todas as situações
relevantes, em termos de informação, sempre que lei especial não imponha
regime diverso. Trata-se de um regime simples e evidente:
 Alguém tem de ter uma dúvida fundada quanto à existência ou ao
conteúdo de um direito – o direito de base – estando outrem em
condições de prestar informações necessárias.
 Podendo o direito efetivar-se por via judicial, se não for
espontaneamente acatado;
2. A fonte: será, aqui, o facto jurídico que dê azo ao dever de informação. Na origem
encontramos, inevitavelmente: um direito duvidoso, quanto à existência ou ao teor e
alguém em posição de esclarecer. Quem saiba tudo não carece de informação, assim
como quem não saiba, não pode informar. Tempos, porém, uma contraposição
interessante:
 O facto específico: corresponderá a uma precisa eventualidade que gere o dever
de informar: por exemplo, a ocorrência de negociações pré-contratuais ou o
evento de feição incerta que acione certas regras;
 O status: é uma qualidade geral do sujeito que o habilita a colher informações.
Neste caso, o beneficiário poderá ficar isento de provar os concretos elementos
que fundariam o direito à informação: é o que sucede com o sócio.
3. O conteúdo: o dever de informação poderá assumir as mais variadas feições: tudo
depende do teor da comunicação a veicular. De todo o modo, são possíveis ordenações
e, designadamente, as que distingam:

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 Deveres de informação substanciais: o obrigado está adstrito a veicular a


verdade que conheça, descrevendo-a de modo compreensível e explícito. Assim,
na boa fé in contrahendo, o visado deverá descrever correta e cabalmente a situação
que conheça;
 Deveres de informação formais: compete ao obrigado tão-só transmitir
elementos prefixados ou, se se quiser, informação codificada. Na informação aos
sócios, poderá (por hipótese) haver apenas que lhes entregar as contas: já não cabe
ao informador (para o caso: a própria sociedade) dar lições de contabilidade;
Podemos estabelecer uma tendencial relação inversa entre a substancialidade de uma
informação e a sua precisão inicial: quanto mais precisa for a comunicação, mais 131
formal é o seu cumprimento;
4. A determinação: cumpre contrapor:
 A autodeterminação: cabe ao próprio obrigado, à medida que a situação progrida,
fixando os termos a informar e a matéria a que eles respeitem; no limite, só ele
estará em condições de poder precisar o universo sobre que deverá recair a
informação; à
 Heterodeterminação: compete ao interessado definir a matéria sobre que deseja
ser informado. Assim: as informações a favorecer pelos administradores das
sociedades anónimas, aos sócios e em assembleia geral (artigo 290.º, n.º1 CSC);
5. A inserção sistemática: a informação pode tomar corpo:
 Em prestações principais: perante um vínculo destinado a informar, seja ele
contratual ou legal, a informação integra a prestação principal. Por exemplo: o
contrato destinado, precisamente, a informar ou o dever legal de informar previsto
no artigo 573.º CC;
 Em prestações secundárias: em situações mais amplas que integrem,
estruturalmente, informações, estas preenchem o conteúdo de prestações
secundárias: o contrato de engenharia financeira ou o status de sócio, como
exemplos contratual e legal, respetivamente;
 Em deveres acessórios: que podem acompanhar quaisquer vinculações, legais
ou contratuais, ex bona fide. A materialidade do ordenamento exigirá informações.
Esta classificação articula-se, ainda, com a contraposição dos deveres de informar
contratuais e legais.
Ocorrem, ainda, classificações específicas do Direito das sociedades: encontrá-las-emos a tal
propósito.

Aspetos evolutivos e configuração nas leis sobre sociedades; ordenação:


O dever de informar e a dogmática geral da informação parecem ter um teor de apreensão
fácil. Todavia, correspondem a um exercício muito forte de abstração, apenas possível
perante um desenvolvimento acentuado da Ciência do Direito. No Direito das sociedades
comerciais, o direito dos sócios à informação desenvolveu-se, em especial, do domínio das
sociedades anónimas. Por um lado, é o setor societário mais evoluído e que serviu, de resto,
como grande matriz para todo o ramo jurídico-científico que ora nos ocupa. Por outro, é
precisamente nas sociedades anónimas que a distanciação entre o sócio e a sociedade e que
a própria imaterialidade das situações mais requer, em termos informativos. De todo o modo,
não oferece dúvidas o facto de o dever de informar se impor nos diversos tipos sociais. Trata-

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se, além disso, de um fenómeno conhecido noutras áreas jurídicas; a sua dogmatização
constituía, seguramente, um fator de progresso e de aperfeiçoamento. O seu estudo mantém-
se, porém, algo disperso. O Direito à informação encontra-se disperso por várias fontes legais.
Assim e sem preocupação de exaustividade, cumpre referir:
 Artigo 998.º, n.º1 CC: os sócios têm, injuntivamente, o direito de obter dos
administradores as informações de que necessitem sobre os negócios das sociedades,
de consultar os documentos a eles pertinentes e de exigir a prestação de contas;
 Artigo 21.º, n.º1, alínea a) CSC: direito (geral) de obter informações sobre a vida da
sociedade;
 Artigos 35.º, n.º1, 65.º e 66.º CSC: dever de relatar a gestão, com determinados 132
elementos;
 Artigos 91.º, n.º2, 94.º, 98.º a 101.º, 119.º, 120.º e 132.º CSC: deveres de informação
relacionados com alterações do capital, fusões e cisões e transformações de
sociedades;
 Artigos 146.º, n.º2, 152.º, n.º1, 155.º e 157.º CSC: deveres de informação cometidos,
direta ou indiretamente, aos liquidatários;
 Artigos 181.º, 214.º a 216.º e 288.º a 293.º CSC: direito à informação nas sociedades
em nome coletivo, por quotas e anónimas, respetivamente.
Há, ainda, que lidar com regras específicas referentes à gestão e à fiscalização de diversos
tipos sociais. Estas normas surgem algo tópicas: muito ligadas aos problemas que as vieram
a ocasionar. Podemos proceder à sua ordenação em função de vários critérios e nos termos
que seguem. A informação pode ser:
 Ordinária: quando tenha a ver com a gestão comum da sociedade e com os negócios
que não caiam sob específicas previsões de informar;
 Extraordinária: sempre que se reporte a hipóteses específicas: reduções ou
aumentos de capital, fusões, cisões ou transformações de sociedades: todas essas
eventualidades obrigam a específicas informações.
Com base no ensejo, relativamente à tomada de decisões, podemos distinguir:
 A informação permanente: prestada a todo o momento, a pedido do sócio, ela
prevalece nas sociedades de pessoas;
 A informação prévia: ocorre antes de cada assembleia geral, como prelúdio para
uma deliberação esclarecida; prevalece nas sociedades de capitais;
 A informação em assembleia: efetivada em plena assembleia, como modo de
instruir o debate; normalmente têm-se em vista as sociedades anónimas; todavia,
também se aplica às sociedades por quotas.
Estes tipos de informação tomam corpo, quanto às sociedades anónimas, nos artigos 288.º,
289.º e 290.º, respetivamente.

Tipos de informação consoante o acesso; a informação pública: nem


sempre os assuntos relativos às sociedades podem, ad nutum, ser dados a conhecer a todos os
sócios. Basta ver que a sociedade poderá ser detentora de segredos vitais: científicos,
tecnológicos, estratégicos, comerciais ou pessoais, como exemplos. Por outro lado, a
qualidade de sócio pode ser totalmente circunstancial ou passageira: bastará adquirir em bolsa,

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uma ação. Por isso, o Direito dos diversos países, com recurso a vários esquemas técnico-
legislativos, procura fixar círculos ou âmbitos de acessibilidade de informações societárias,
consoante as pessoas que a elas tenham acesso. A matéria tende a ser desenvolvida com base
nas sociedades anónimas: aquelas que, pela sua natureza e pelo relevo que assumem, mais
informações poderão ter para dar. Caso a caso haverá, depois, que ponderar a sua
aplicabilidade aos outros tipos societários e às próprias associações. A benefício de inventário,
vamos adiantar a existência de quatro círculos de matéria informativa societária, ordenados
em função do acesso que a eles se tenha:
 Informação pública: é disponibilizada a todos os interessados, sócios ou não sócios.
Ela resulta do registo comercial e das publicações obrigatórias, nos termos acima 133
apontados. Ela poderá ainda ser disponibilizada ao balcão de sociedades que tenham
estabelecimentos abertos ao público e nos quais se transacionem valores que tenham
a ver com a própria sociedade, ou produtos para os quais certas características da
sociedade possam ter relevo. Por exemplo: saber se determinada agência de viagens
é uma sucursal de uma multinacional da especialidade.
 Informação reservada: é a que assiste aos sócios, devendo ser colhida nos termos
da lei e do contrato, nas palavras do artigo 21.º, n.º1, alínea c) CSC. Tendencialmente,
ela deveria assistir a todos os sócios: porém, a extrema dispersão do capital de certas
sociedades anónimas, que poderia colocar algumas dezenas de milhares de pessoas
em condições de pedir informações, com grandes custos para a própria sociedade,
levou a limitar, nas anónimas, alguma informação reservada, aos detentores de 1%
do capital social – artigo 288.º, n.º1 CSC.
 Informação qualificada: assiste apenas a sócios que detenham posições mais
consideráveis no capital da sociedade: participações ditas qualificadas. É o que sucede
com as sociedades anónimas, onde, para aceder a certos elementos, se requerem 10%
do capital social agrupado (artigo 291.º CSC) ou com as sociedades por quotas, onde,
em princípio, todas as participações são consideradas, para este efeito, qualificadas
(artigo 214.º CSC). A informação qualificada mergulha mas funda na vida da
sociedade.
 Informação secreta: pura e simplesmente, não pode ser disponibilizada aos sócios.
Trata-se, fundamentalmente, de informação sujeita a sigilo profissional ou de
informação que, a ser divulgada, poderia prejudicar os sócios ou a própria sociedade.

A informação corrente; limites: tradicionalmente, a informação societária tinha a ver


com o acesso às contas e à escrituração da sociedade. Hoje, o artigo 21.º, n.º1, alínea c) CSC,
limita-se a referir informações sobre a vida da sociedade: parece estarmos, com clareza,
perante um âmbito mais vasto. Mas o que se ganhou em amplidão perdeu-se em clareza: o
que entender por vida da sociedade, tomada em sentido lato, pode ligar-se à vida particular
dos administradores e, até, dos quadros e demais colaboradores: tudo isso é suscetível de
interferir nos negócios sociais. O artigo 288.º CSC, relativo ao direito mínimo à informação,
no âmbito das sociedades anónimas, indica, no seu n.º1, o seguinte objeto da informação,
acessível aos acionistas que tenham, pelo menos, ações representativas de 1% do capital
social:
a) Os relatórios de gestão e os documentos de prestação de contas previstos na lei,
relativos aos três últimos exercícios, incluindo os pareceres do conselho fiscal ou do

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conselho geral, bem como os relatórios do revisor oficial de contas sujeitas a


publicidade, nos termos da lei;
b) As convocatórias, as atas e as listas de presença das reuniões das assembleias gerais e
especiais de acionistas e das assembleias gerais de obrigacionistas realizadas nos
últimos três anos;
c) Os montantes globais das remunerações pagas, relativamente a cada um dos últimos
três anos, aos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização;
d) Os montantes globais das quantias pagas, relativamente a cada um dos últimos três
anos, aos dez ou aos cinco empregados da sociedade que recebam as remunerações
mais elevadas, consoante os efetivos de pessoal excedam ou não o número de 200; 134
e) O livro de registo de ações.
O artigo 289.º CSC, quanto a informações preparatórias da assembleia geral, vem acrescentar
como objeto da informação, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral:
a) Os nomes completos dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização,
bem como da mesa da assembleia geral;
b) A indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam
cargos sociais, com exceção das sociedades de profissionais;
c) AS propostas de deliberação a apresentar à assembleia geral pelo órgão de
administração, bem como os relatórios ou justificação que as devem acompanhar;
d) Quando estiver incluída na ordem do dia a eleição de membros de órgãos sociais, os
nomes das pessoas a propor para o órgão de administração, as suas qualificações
profissionais, a indicação das atividades profissionais exercidas nos últimos cinco
anos, designadamente no que respeita a funções exercidas noutras empresas ou na
própria sociedade e do número de ações da sociedade de que são titulares;
e) Quando se tratar da assembleia geral anual o relatório de gestão, as contas do
exercício e demais documentos de prestação de contas, incluindo a certificação legal
das contas e o parecer do conselho fiscal, ou o relatório anual do conselho geral,
conforme o caso.
O n.º2 acrescenta ainda, ao rol de elementos a disponibilizar aos acionistas, na sede da
sociedade, os requerimentos de inclusão de assunto na ordem do dia. Finalmente, o artigo
290.º CSC permite (n.º1) que o acionista requeira, em assembleia geral, que lhe sejam
prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas, que lhe facultem formar uma
opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberações. De outro modo, a
deliberação poderá ser anulável (n.º3). A grande questão que se põe é a de saber se a
enumeração legal de elementos, aqui exemplificada com as sociedades anónimas, sobre que
deva recair a informação, é taxativa ou se, a eles, há que acrescentar todos os outros
suscetíveis de integrar a vida da sociedade. Tratar-se de uma dúvida com tradições na nossa
comercialística. Perante o revogado artigo 189.º Código Veiga Beirão, perguntava-se se todos
os elementos da escrituração da sociedade deviam ser patentes se todos os elementos da
escrituração da sociedade deviam ser patentes aos acionistas ou se apenas alguns, indicados
para o efeito;
 Cunha Gonçalves optava pela primeira solução e
 Fernando Olavo pela segunda.

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E a segunda viria a ter o apoio da jurisprudência e, aparentemente, do Código vigente e da


doutrina sobre ele formada. Os elementos indicados pela lei como objeto de informação são
taxativos. A informação intercalar (direito mínimo à informação, do artigo 288.º CSC) e a
preparatória da assembleia geral (artigo 289.º CSC), correspondem a comunicações
formalizadas. Trata-se de levar ao conhecimento dos sócios os precisos elementos elencados
na lei, sem necessidade de maiores explicações. Já as informações a prestar em assembleia
geral assumem uma dimensão substantiva informações verdadeiras, completas e elucidativas
que lhe permitam formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação
(artigo 290.º, n.º1 CSC). Aqui, é inevitável apor limites: quatro:
 A informação pedida não se enquadra na previsão do artigo 290.º, n.º1 CSC; 135
 A informação pedida é consumida pelo previsto no artigo 289.º CSC ou por
informações públicas;
 A informação pedida é suscetível de ocasionar grave prejuízo à sociedade ou a outra
sociedade com ela coligada (artigo 290.º, n.º2, in medio CSC);
 A informação pedida envolve segredo imposto por lei (artigo 290.º, n.º2, in fine CSC).
O artigo 290.º, n.º1 CSC é lato. Mas não abrange tudo: apenas matéria pertinente com o que
se delibere. Não faz sentido admitir alguém a deliberar sem lhe facultar os elementos
necessários para uma opção consciente: mas em termos de razoabilidade. Tudo o que
ultrapasse esse nexo de razoabilidade, já não tem de ser atendido. A informação a prestar
tem a ver com factos: não com a teoria da gestão de empresas. Quanto à consunção de
previsões de informação: se esta for disponibilizada ao público ou nos termos dos artigos
288.º e 289.º CSC, não há que repeti-la em assembleia geral. O acionista interessado terá de
fazer os seus trabalhos de casa: os administradores não são consultores nem docentes de
gestão. Finalmente, temos das previsões de informação inacessível: não pode ser prestada,
seja por prejudicar a sociedade, seja por violar a lei.

A informação qualificada e a informação secreta; balanço geral: a


informação qualificada, de acordo com o esquema proposto, é a dispensável, apenas, a sócios
que detenham uma participação significativa no capital social. Tais as hipóteses previstas no
artigo 214.º, n.º1 CSC, para os quotistas, em geral e no artigo 291.º CSC, para os acionistas.
No primeiro caso não há limites – a não ser os que advenham do próprio contrato ou, assim
o pensamos, de aplicação analógica dos artigos 290.º, n.º2 e 291.º, n.º4 CSC. No segundo,
exige-se uma participação de 10% do capital social; acionistas que não atinjam essa cifra
poderão agrupar-se, para o efeito. A informação qualificada recai sobre a gestão da sociedade
(artigo 214.º, n.º1 CSC) ou sobre assuntos sociais (artigo 291.º, n.º1 CSC); o artigo 21.º, n.º1,
alínea c) CSC, fara na vida da sociedade. Apesar da amplidão do dispositivo, sempre há
alguma delimitação pela positiva: não se jogam elementos estranhos à sociedade, numa
apreciação que compete aos administradores. Existe, noutras experiências próximas da nossa,
uma larga casuística, sobre os elementos a prestar. Uma apreciação deve ser feita em concreto.
A lei dá um direito reforçado de informação quando estejam em causa elementos capazes de
responsabilizar os administradores (artigo 214.º, n.º2, in medio CSC). Mesmo então, há que
ressalvar dois casos:
 O de, pelo conteúdo do pedido ou por outras circunstâncias, ser patente não ser esse
o fim pelo pedido de informação;
 O de se tratar de informação secreta.

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O artigo 291.º, n.º4 CSC parece fazer ceder a informação secreta perante a invocação de se
tratar de efetivar a responsabilidade dos administradores ou de outros titulares de órgãos.
Tem de ser interpretado restritivamente. O segredo profissional não pode ceder a não ser
em casos previstos na lei e com intervenção do juiz. Além disso, temos de lidar com a
intimidade da vida privada, que pode estar envolvida e que deve ser respeitada. Por outro
lado, o valor responsabilizado dos administradores deve ser ponderado quando conflitue
com o prejuízo da sociedade ou dos sócios. Finalmente, temos a informação secreta. Fica
logo abrangida a informação coberta pelo segredo profissional (Artigo 291.º, n.º4, alínea c)
CSC). Além disso, está em causa:
 Informação a usar fora dos fins da sociedade ou (apenas) para prejudicar, seja a 136
própria sociedade, seja algum acionista (artigo 291.º, n.º4, alínea a) CSC);
 Informação que, de todo o modo, possa prejudicar relevantemente a sociedade ou
algum acionista (artigo 291.º, n.º4, alínea b) CSC).
Como balanço geral de toda esta matéria e tendo em conta a concreta experiência das
empresas portuguesas, cumpre sublinhar o que segue. A assembleia geral só pode deliberar
sobre matérias de gestão da sociedade a pedido do órgão de administração (artigo 373.º, n.º3
CSC). Quer isto dizer que ele opera mais como um fórum de discussão e de descompressão
do que como um lugar onde se joguem verdadeiras opções societárias: nas sociedades
anónimas e nas sociedades por quotas que, delas, se aproximem. A informação altamente
especializada não tem, em regra, aí, qualquer interesse. Quanto às informações qualificadas:
a realidade do nosso País mostra que são, aí, frequentes os conflitos de interesses. Os 10%
de acionistas que pretendem aceder aos assuntos da sociedade são, muitas vezes, elementos
de grupos concorrentes, que obtiveram na bolsa ou em processos de reprivatização, as
participações que invocam. Nessas condições, pensamos que a informação pode ser negada,
ao abrigo da cláusula do maior perigo. A lei deve ser fonte de justiça: não de gratuita
litigiosidade entre os operadores privados.

§26.º - O regime do direito à informação

As regras aplicáveis: o regime da informação resulta dos diversos parâmetros acima


desenvolvidos. Cabe, agora, proceder à sua sistematização. Questão prévia, útil em todo o
processo subsequente, é a de determinar o escopo ou finalidade do direito à informação dos
sócios. Esse escopo articula-se com as duas grandes dimensões das sociedades: a da
colaboração e a da organização. Quanto à colaboração: os sócios só poderão produzir
trabalho útil, em prol da sociedade e no seu âmbito, se tiverem conhecimento do que se lhes
exige e do que é útil. A informação surge como condição prévia necessária de qualquer
colaboração. Trata-se de um aspeto que predomina nas sociedades de pessoas. Nas
sociedades de capitais, poder-se-ia considerar que a informação aos sócios seria dispensável.
Feita a aportação de capital, caberia aos sócios entregar a gestão a especialistas, abstendo-se
de os incomodar com perguntas. Todavia, a dimensão organizatória justifica ainda, e por
várias vias, a informação aos sócios. Esta opera:
 Como pressuposto do voto em assembleia geral;

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 Como meio de legitimação dos investimentos e do mercado;


 Como forma de fiscalização da administração;
 Como tutela de minorias.
Admitindo o direito de voto em assembleia geral, há que providenciar para um conteúdo
efetivo. Não faz sentido votar sem saber o que se faz. Uma boa informação levará os sócios
a investir com segurança: quer inicialmente, quer em futuros aumentos de capital. Além disso,
permite-lhes avaliar corretamente as suas participações, base de subsequentes decisões de
venda adequadas ou de (novas) aquisições. Todo o mercado depende disso. A fiscalização da
administração exige informações capazes. Este aspeto é importante, uma vez que o moderno
Direito das sociedades abandona, aos particulares, o acompanhamento e a fiscalização dos 137
respetivos organismos. Finalmente: a tutela das minorias exige o conhecimento da vida das
sociedades. Trata-se de uma dimensão importante, para manter a atratividade das sociedades.
O mercado também depende disso. Em suma: essência colaborativa, nas sociedades de
pessoas e defesa do mercado, nas de capitais: as duas dimensões que apontam para a
informação. Os sujeitos da obrigação de informar são, respetivamente, os sócios e a própria
sociedade. Para o efeito, o sócio pode-se fazer representar, nos termos gerais: não há, aqui,
qualquer direito pessoalíssimo, que apenas em pessoa se possa exercer. Os estatutos não
podem limitar a representação em assembleia geral, segundo a atual redação do artigo 280.º
CSC: isso vale, ipso iure, para o exercício do direito à informação em assembleia. Fora isso, há
que aplicar as regras gerais, extensivas, naturalmente, ao exercício do direito à informação,
nas sociedades por quotas (artigo 214.º CSC). Além dos sócios, o artigo 293.º CSC atribui
também o direito à informação ao representante comum dos obrigacionistas, ao usufrutuário
e ao credor pignoratício quando, por lei ou convenção, lhes caiba exercer o direito de voto.
Esta regra é extensiva, por analogia e com as competentes adaptações, aos outros tipos
societários. Além disso, haverá sempre um direito à informação, por parte de quaisquer
interessados, nos termos do artigo 573.º CC. Como sujeito passivo, temos a sociedade,
representada pelos administradores. Quando a informação disponível esteja na posse de
algum trabalhador ou de terceiros vinculados à sociedade, cabe à hierarquia – à administração
– acionar os mecanismos competentes para conseguir os elementos pretendidos. O pedido
de informação pode ser oral ou escrito: não depende de forma especial, salvo quando a lei
diga o contrário. De todo o modo, o sócio tem o ónus de se identificar como tal e de explicitar
o que pretenda. Não são operacionais pedidos confusos ou indeterminados. Objeto da
obrigação é a informação em jogo: autodeterminada ou heterodeterminada, substancial ou
formal, aberta ou reservada, conforme as circunstâncias. A obrigação pode ser cumprida
oralmente; por escrito quando a lei o preveja e como tal seja pedida (artigo 14.º, n.º1, in fine
CSC). A regra básica é, sempre, a da não sujeição das declarações a qualquer forma solene,
salvo quando a lei o determine (artigo 219.º CC). Admitimos que os estatutos possam impor
outras formas mais solenes – designadamente: a escrita – para a prestação de certas
informações. O direito à informação é, em princípio, irrenunciável e inderrogável. Não pode
haver renúncias prévias ao seu exercício, visto o disposto no artigo 809.º CC, aqui aplicável.
Possível é, sim, o seu não exercício in concreto e, dentro dos limites dos bons costumes e ordem
pública, a assunção, subsequente, do dever de não o exercer. Também não pode haver
derrogações: quer pelos estatutos, quer por deliberação social. O artigo 214.º, n.º2 CSC
admite que o pacto social regulamente o direito à informação, desde que não ponha em causa

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o seu exercício efetivo ou o seu âmbito7. O direito a informação não se constitui quando
impossível; cessa, ainda, por impossibilidade superveniente e, em especial, pela perda da
informação solicitada. Pode, ainda, ser concretamente inexigível: pense-se em pedidos
maciços de informação em plena assembleia, com catálogos ou listas intermináveis. Ele
extingue-se, nos termos gerais, pelo cumprimento e por renúncia. Também podemos
configurar a sua cessação pela publicitação geral do elemento solicitado.

Natureza e abuso: o direito à informação é uma posição pessoal que integra o status de
sócio. Podemos distinguir o direito abstrato à informação ou a pedir informações e o direito
concreto, potestativamente constituído, perante situações que possibilitem a sua efetivação.
138
Trata-se, de todo o modo, de uma posição ativa de cariz potestativo, que se vai adaptando
aos diversos tipos societários: pode, designadamente, ser de exercício individual ou coletivo.
Apesar da apregoada natureza pessoal, o direito à informação insere-se na realidade
patrimonial das participações societárias: já lhe tem sido dispensada a tutela específica da
propriedade privada, constitucionalmente garantida. Além dos casos acima apontados em
que o exercício do direito à informação é legalmente vedado, podemos genericamente
apontar a possibilidade de o bloquear por abuso ou por violação da lealdade. No fundamental
e perante o Direito português, estarão em causa as seguintes sub-hipóteses:
 Venire contra factum proprium: ocorre quando o sócio tenha, com credibilidade,
inculcado na sociedade a convicção de que não iria exercer o seu direito e, depois, o
exerça, provocando danos.
 Tu quoque: configura-se quando a informação decorra de um ilícito perpetrado pelo
sócio interessado o qual, assim, nada mais faria do que aproveitar o malefício próprio.
 Desequilíbrio no exercício: temos desequilíbrio: o sócio, para uma vantagem mínima,
pede elementos que irão provocar um esforço máximo à sociedade.
Ocorre aqui perguntar se o direito à informação é meramente instrumental ou puramente
funcional. A eventual opção por este último termo indigitaria nova hipótese de abuso: a de
um pedido de informação fora do escopo legítimo. Mas não: o Direito português configura
a informação como um elemento a se: autónomo de quaisquer concretas finalidades. Estas
só relevam pela negativa, quando se pretenda usar a informação para fins estranhos à
sociedade ou para prejudicar terceiros. E assim substancializamos a informação. Parte
integrante do status de sócio, ela dá corpo à propriedade privada, à livre iniciativa económica
e à própria liberdade de associação. Vale por si. Não é instrumental. Finalmente, uma
referência ao abuso da própria informação, quando reservada ou privilegiada, também
conhecida por insider trading. Desta feita, trata-se de usar informação que se tenha obtido a
nível interno e que não seja conhecida pelas outras pessoas, para conseguir vantagens
extraordinárias e, designadamente: vendendo caro o que se saiba vai descer ou comprando
barato o que se conheça ir subir. Hoje, tal prática é incriminada pelo artigo 378.º CVM.

Garantia: o direito à informação é rodeado de diversas garantias. Desde logo, temos


sanções penais: o artigo 518.º CSC sanciona a recusa ilícita de informações, enquanto o artigo
519.º CSC penaliza o autor de informações falsas. De seguida, temos a anulabilidade das

7 O artigo 214.º, n.º2, 2.ª parte CSC, ressalva ainda, com ênfase, a hipótese de o direito à informação em três
situações: hipotética responsabilidade do seu autor, exatidão dos documentos de prestação de contas e
habilitação para o exercício do voto.

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deliberações sociais, causada pela recusa injustificada de informações (artigos 58.º, n.º1, alínea
c) e 290.º, n.º2 CSC). Também se nos afigura aplicável o esquema geral do incumprimento
das obrigações, com as indemnizações conexas: danos patrimoniais e não patrimoniais. No
tocante a este último aspeto, cabe explicar: embora o direito à informação se inscreva num
status essencialmente patrimonial, ele envolve uma dimensão pessoal. O sócio a quem, para
mais em público, seja recusada informação pertinente vê atingida a sua honra e o seu direito
de participar, ativamente, em iniciativas que lhe competem. Este aspeto deve ser
contemplado, até porque, muitas vezes, não se documentarão danos patrimoniais. O papel
retributivo e de preservação, geral e especial, da responsabilidade surgirá, então, com clareza.
Certas informações dispõem de garantias específicas. A não apresentação do relatório de 139
gestão, das contas de exercício e dos demais documentos de contas dá azo ao inquérito
previsto no artigo 67.º, n.º1 CSC. O juiz, ouvidos os administradores, poderá então adotar
uma das medidas previstas no n.º2 desse preceito. Este inquérito não se confunde com o
inquérito judicial previsto nos artigos 216.º e 292.º CSC e regulado nos artigos 1048.º do
Código de Processo Civil. O inquérito judicial surge como um procedimento complicado e
pesado, a usar, somente quando necessário. Ele apenas deve ser pedido (artigos 216.º e 292.º,
n.º1 CSC) quando tenha sido recusada informação solicitada ao abrigo dos artigos 214.º,
288.º e 291.º CSC ou prestada informação presumivelmente falsa, incompleta ou não
elucidativa. Com oscilações, a jurisprudência admite que ele seja usado pelos próprios
administradores (gerentes). É essa a opção mais adequada. Feito o pedido, o juiz tem um lato
poder, no tocante à concretização das medidas a aplicar. Fundamentalmente, ele pode
determinar que seja prestada a informação em falta ou fixar prazo para a apresentação das
contas (artigo 1049.º CPC). Pode optar pelo inquérito à sociedade, fixando os pontos que a
diligência deve abranger e nomeando perito ou peritos para a investigação (artigo 1049.º, n.º2
CPC). O investigador poderá praticar os atos elencados no artigo 1049.º, n.º3 CPC, ou outros
que lhe sejam especificamente cometidos pelo juiz. São possíveis medidas cautelares (artigo
1050.º CPC). Finalmente, o artigo 292.º, n,º2 CSC prevê medidas draconianas:
a) A destituição das pessoas cuja responsabilidade por atos praticados no exercício de
cargos sociais tenha sido apurada;
b) A nomeação de um administrador ou diretor;
c) A dissolução da sociedade, se forem apurados factos que constituam causa de
dissolução, nos termos da lei ou do contrato, e ela tenha sido requerida.
O artigo 292.º, n.º6 CSC chega a admitir que o inquérito seja requerido sem precedência do
pedido de informações à sociedade se as circunstâncias do caso fizerem presumir que a
informação não será prestada ao acionista, nos termos da lei. O inquérito judicial é,
efetivamente, um esquema destinado a enfrentar problemas bem mais graves do que a não
prestação de informação ou a informação inexata.

As informações profissionalizadas; a responsabilização: na atualidade e no


que respeita às anónimas cotadas, a informação relevante é disponibilizada por grandes
agências ou consultores de âmbito internacional. A propósito de cada assembleia geral, elas
chegam a preconizar, ponto por ponto, o sentido de voto recomendado e o porquê. No que
respeita às sociedades portuguesas, e apesar de essas entidades disporem, em regra, de pessoal
habilitado nos Direitos e nas realidades de cada País, a informação assim disponibilizada é,
por vezes, insuficiente: quiçá, mesmo, confrangedora. De resto, as recomendações de
compra ou de venda, relativamente aos diversos valores mobiliários e as notações de risco

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dispensadas a títulos de dívida primam pela irracionalidade. E todavia, elas contribuem, em


larga medida, para conformar o mercado. Do nosso ponto de vista, não é aceitável que o
Direito não possa intervir, nesta situação. Os profissionais de informações societárias,
quando atuem com dolo ou negligência, são responsabilizáveis, nos termos gerais.

Capítulo X – Deliberações Sociais: Evolução


e Regime8 140

§27.º - Noções básicas e evolução

Coordenadas dogmáticas: a deliberação é uma proposição imputada à decisão de um


conjunto de pessoas singulares ou seres humanos. Colocada nestes termos, a deliberação
assenta em pressupostos de legitimidade e assume, ela própria, uma dimensão legitimadora.
Perante a Ciência do Direito, a deliberação é, simplesmente, a decisão de um órgão coletivo,
sobre uma proposta. Para efeitos de deliberação, cada participante nesse órgão tem um (ou
mais) votos. O voto será, tecnicamente, a recusa ou a aceitação de uma proposta de
deliberação. A própria deliberação surge assimilada a uma manifestação de vontade coletiva.
Há que estar prevenido quanto a metadiscursos. A vontade é, em si, um fenómeno
psicológico puramente humano e individual. Uma coletividade não tem vontade: apenas
esquemas que permitam imputar-lhe uma proposição a qual, na origem, deverá ter vontades
humanas. A transposição dessas vontades para a pretensa vontade coletiva é sempre obra de
esquemas abstratos e, para o caso, de normas jurídicas: estas transpõem decisões humanas
para o modo coletivo. Podemos pois afirmar que, embora correspondendo a esquemas de
natureza psicológica e sociológica – e, portanto: naturais – a deliberação social acaba por ser
uma criação jurídico-cultural destinada a atribuir, a um grupo, uma determinada decisão.

Evolução geral: o facto de, na deliberação, se articularem várias vontades humanas obriga,
como se viu, a toda uma construção dogmática. Esta não surgiu de um momento para o
outro, antes tendo requerido uma evolução complexa. Num primeiro momento, a
deliberação surge como um dado empírico, de tipo psicológico: várias pessoas, juntas,
manifestam uma vontade unânime ou predominante num certo sentido; tal sentido é
imputado ao ente coletivo, como se de uma pessoa se tratasse.
 Von Gierke, com as suas construções orgânicas, apresentou a deliberação como um
ato conjunto (Gesamtakt), que absorveria as singulares manifestações de vontade que
o precedessem; esse ato seria imputado ao ente coletivo. A necessidade de dar (algum)
tratamento individualizado a tais manifestações singulares de vontade levou alguma

8Cordeiro, António Menezes; Direito das Sociedades, Parte Geral, Volume I; Almedina editores; 3.ª edição;
Coimbra, Maio 2011.

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doutrina a ver, nas deliberações, um convénio multilateral (Vereinbarung), que


confluiria na decisão final.
 Larenz e Flume: a doutrina privatista recuperou a dogmática das deliberações, logo
no início do século XX. Esta poderia ser explicada com recurso à técnica do negócio
jurídico: teríamos, então, negócios deliberativos, isto é: negócios de um tipo
específico mas, ainda, negócios O negócio deliberativo caracteriza-se por postular
diversas declarações confluentes; não havendo coincidência, ele poderia formar-se
por maioria, sendo oponível aos dissonantes. Surgiria, em suma, uma vontade de
conteúdo unitário e vinculativo. Esta posição vem dominando a civilística mais
recente. Foi recebida em Portugal por Manuel de Andrade. Embora mantendo uma 141
linguagem mais empírica, a construção do ato deliberativo com recurso à
metodologia negocial também se impôs, com alguma discussão, no Direito das
sociedades comerciais. Na base teremos uma formação unitária assente em várias
vontades individuais e à qual se poderão tendencialmente aplicar as regras dos
negócios jurídicos. Pelo menos: quanto possível. Também entre nós esta orientação
veio a radicar-se.
 Pinto Furtado mantém, todavia, que a deliberação integra, antes, um ato negocial:
não um negócio, uma vez que, como ato de vontade que efetivamente seria, ela não
corresponderia a uma autorregulamentação de interesses.
 Coutinho de Abreu também sustenta que, por vezes, as deliberações não tem
substância jurídica não sendo, nessa eventualidade, negócios jurídicos.
 Menezes Cordeiro: este autor tem razão: a verdadeira deliberação recai sobre
matéria jurídica, com efeitos de Direito. Já a deliberação consultiva pode surgir como
um verdadeiro negócio deliberativo. Não compete recomeçar, aqui, uma discussão
alongada sobre o conceito de negócio jurídico. É evidente que a adoção, quanto a
este, de leituras mais envolvidas (tipo autorregulamentação de interesses) irá, depois,
infletir as opções quanto à deliberação. De acordo com experimentada tradição,
manteremos o negócio jurídico como facto jurídico marcado pela liberdade de
celebração e pela liberdade de estipulação. O negócio jurídico, em si, não é uma
manifestação de vontade: não se confunda negócio com declaração. Antes surgirá
como a consequência de uma ou mais declarações de vontade 9 . Perante esta
metodologia, não há dúvidas de que a deliberação é um verdadeiro e próprio
negócio jurídico: um facto relevante para o Direito e marcado pela dupla
liberdade: de celebração e de estipulação. A deliberação não se identifica com as
declarações de vontade que lhe subjazam e não é, ela própria, uma declaração de
vontade, singular, coletiva, concertada ou outra. A sua inclusão no universo dos
negócios tem, todavia, uma especial relevância teórica e prática, uma vez que implica
a aplicação de um regime. Todo o ramo das imputações às sociedades segue, por esta
via, os caminhos do Direito privado. No âmbito dos negócios, a deliberação ocupa
um lugar próprio, com um regime específico. Será um negócio deliberativo ou, muito
simplesmente… uma deliberação.

9 Bartholomeyczik explica-se nestes termos:


«A deliberação não corresponde a uma declaração de vontade mas antes à formação da vontade dos particulares».

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§28.º - Regime geral

Tipos de deliberações: primazia da deliberação em assembleia geral:


comecemos por recordar uma referência terminológica: o Código refere deliberações dos
sócios, evitando deliberações sociais, da sociedade, da assembleia ou de quaisquer outros
órgãos. Oficialmente: porque os sócios podem deliberar não só em assembleia mas também,
noutros casos, diretamente, sem reunião. De facto, os sócios emitem declarações de vontade; 142
maxime: votam. A deliberação é do órgão a que pertençam, sendo imputável à sociedade. As
expressões deliberação da assembleia e deliberação social – esta última, tradicional e usada pelo
saudoso Professor Lobo Xavier – são corretas: mais corretas. A deliberação não deixa de ser
social pelo facto de os sócios votarem sem se reunirem em assembleia; já a referência a
deliberações dos sócios, nessas circunstâncias, não parece correta. No fundo, ela deriva de
um posicionamento radicalmente individualista e contratual, no campo societário. Isso
equivale, aqui, a negar todo um importante antecedente, institucional e publicista, no campo
das sociedades. O artigo 53.º, n.º1 CSC parece impor uma regra de tipicidade, no tocante às
formas de deliberações dos sócios: só podem ser tomadas por algum dos modos admitidos
por lei para cada tipo de sociedade. Na verdade, a lei pretende dizer que os órgãos sociais
estão sujeitos ao princípio da tipicidade: os sócios não podem, pois, deliberar fora dos
figurinos orgânicos previstos para cada uma delas. No tocante à forma – no sentido técnico
que o termo assume no Direito privado – mantém-se uma regra de liberdade: os sócios
poderão deliberar, conforme o ajustado, por escrito, de braço levantado, com tarjetas ou
palmatórias, por levantados e sentados, etc.. Quando muito, admitimos que os estatutos
fixem regras, nesse domínio. Não o fazendo, a forma da deliberação será fixada por
deliberação dos sócios ou por decisão do presidente da mesa da assembleia (artigo 348.º, n.º8
CSC). Feita esta correção terminológica, torna-se fácil entender o artigo 53.º, n.º2 CSC: as
disposições legais ou estatutárias relativas a deliberações de assembleia geral aplicam-se aos
correspondentes órgãos dos diversos tipos, salvo solução (interpretativa) diversa. A
deliberação social implica uma coordenação entre as distintas pessoas que nela possam
participar. Haverá, assim, sempre um procedimento prévio a seguir: mais ou menos
complicado, mas necessário. O Código, mau grado o desenvolvimento dado à matéria,
acabou por não tratar sistematicamente este aspeto. Resulta do artigo 54.º, n.º1 CSC a
possibilidade de dois grandes tipos de procedimento, para efeitos de deliberação social:
 A deliberação em assembleia;
 A deliberação por escrito.
Como temos vindo a referir, o grande modelo que presidiu à evolução histórica e à
dogmatização das deliberações sociais é a deliberação em assembleia. As outras modalidades
são, dela, meros sucedâneos. E é a deliberações em assembleia que a própria lei dedica o
melhor do seu esforço. E quanto a assembleias, a matiz é, naturalmente, a das sociedades
anónimas.

O processo deliberativo: a deliberação exige uma coordenação entre diversas pessoas.


Podemos falar num processo deliberativo: um conjunto de atos concatenados para a

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obtenção de um fim: a própria deliberação. A matéria, versada a propósito das sociedades


anónimas, pode explicitar-se nos pontos seguintes:
 Uma convocatória cabal;
 Uma reunião da assembleia, com presidência secretariado, verificação de presenças e
ata;
 Uma ou mais propostas;
 Um debate;
143
 Uma votação, com escrutínio e proclamação do resultado;
 A elaboração da ata.
A convocação cabal dependerá das circunstâncias, do órgão e do tipo de sociedade em causa.
Ela deverá ser dirigida a todas as pessoas que tenham o direito de participar na assembleia,
indicando o local, a hora e a ordem de trabalhos. Deverá, ainda, ser assinada pela pessoa com
competência para a convocação. Nalguns casos, a convocatória deve ser publicada (artigo
377.º, n.º2 CSC), podendo bastar-se com esse tipo de comunicação: pense-se nas sociedades
com milhares de sócios (idem, n.º3). Isto posto, terá de decorrer uma reunião, em termos
ordeiros: mesa (presidência e secretariado), verificação das presenças (pode, eventualmente,
haver representações) e realização de ata: fundamental para provar qualquer deliberação em
assembleia (artigo 63.º, n.º1, 1.ª parte CSC). Na reunião em causa terão de surgir propostas,
as quais cairão na matéria da ordem do dia: apenas sobre propostas se poderá formar a
aquiescência ou a rejeição dos sócios. Havendo propostas, é normal abrir-se um debate. Aliás,
é esse o momento por vezes indicado para pedidos de informação (artigo 290.º CSC).
Todavia, o debate poderá ser dispensado. Seguir-se-á, depois, a votação: normalmente, por
maioria do capital, representado. Poder-se-á, porém, exigir alguma maioria qualificada ou,
até, a unanimidade. A deliberação corresponderá à proposta aprovada. A aprovação com
modificações é, na realidade, a aprovação de uma proposta modificada em relação a uma
outra, inicialmente apresentada. Feita a votação, haverá que contar os votos, com as
necessárias ponderações: o voto é real: não pessoal; depende do capital detido ou
representado por cada votante10. Finalmente: o resultado é proclamado, constando da ata
(artigo 63.º, n.º1, 1.ª parte CSC).

Deliberação por escrito e assembleias universais: a deliberação pode ser tomada


por escrito, independentemente da reunião dos sócios em assembleia. O artigo 54.º, n.º1 CSC
admite este tipo de procedimento, desde que haja uma aprovação por unanimidade. Tudo
isto deve ser interpretado em termos atualistas. Admitimos que os estatutos possam prever
uma reunião por teleconferência: telefónica, por vídeo ou pela Internet. Tratar-se-á, então,
de uma verdadeira assembleia: não há, entre as diversas manifestações de vontade, um lapso
de tempo juridicamente relevante. Fala-se, como vimos, em assembleias virtuais. A
deliberação por escrito corresponde a algo diverso: os sócios prescindem da troca de opiniões
e de argumentos e da obtenção de novas informações. Vão emitindo as vontades respetivas
em separado e podendo ocorrer lapsos de tempo relevantes entre eles. A referência a escrito
pode ser alargada: vontade depositada em gravação, vídeo ou áudio, vontade por núncio ou

10 Exceto, supletivamente, nas sociedades em nome coletivo: artigo 190.º, n.º1 CSC.

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vontade teletransmitida, mas sem reunião. A especialidade reside na exigência de


unanimidade. Eis a justificação: ninguém pode ser despojado do direito de argumentar e de
colocar questões aos proponentes e à administração. Logo, todos terão de prescindir,
livremente, dos inerentes direitos. No entanto, parece possível que, por unanimidade, se
delibere adotar o voto por escrito. Dado esse passo, os votos podem não ser unânimes:
prevalece, então, a maioria11. O legislador de 1986 adotou uma metodologia radicalmente
contratual. Todavia, sucumbiu à tentação regulamentadora jurídico-publicistica. Dentro de
limites, convém ter presente que estamos em Direito privado e que os sócios detêm posições
disponíveis. Surge, ainda, a modalidade das assembleias universais: trata-se de assembleias
gerais que reúnam (artigo 54.º, n.º1 CSC): 144
«(…) sem observância de formalidades prévias, desde que todos estejam presentes e todos
manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto».
A assembleia universal dispensa o esquema das convocatórias. Ela é operacional em
sociedades com um pequeno número de sócios, marcada pela confiança mútua. Logicamente:
a assembleia universal não tem ordem do dia: só pode deliberar (ainda que por maioria) sobre
assuntos que todos os sócios tenham concordado pôr à apreciação do coletivo societário.
Depois de montada e em funcionamento, com o acordo de todos os sócios quanto à ordem
do dia, ela pode funcionar por simples maioria, nos termos gerais.

§29.º - A ata

Noção e conteúdo mínimo: no processo tendente à tomada de deliberações, um papel


essencial é assumido pela ata. No tocante às sociedades anónimas, para além dos preceitos
gerais abaixo examinados, cumpre reter o artigo 338.º. Pois bem: diz-se, em geral, ata o
documento de onde conste o relato, mais ou menos pormenorizado, do decurso de
uma reunião. Tratando-se de deliberações dos sócios, a ata reportar-se-á à assembleia. O
artigo 63.º, n.º2 CSC regula o conteúdo mínimo da ata:
a) A identificação da sociedade, o lugar, o dia e a hora da reunião;
b) O nome do presidente e, se os houver, dos secretários;
c) Os nomes dos sócios presentes ou representados e o valor nominal das partes sociais,
quotas ou ações de cada um, salvo nos casos em que a lei mande organizar lista de
presenças, que deve ser anexada à ata;
d) A ordem do dia constante da conservatória, salvo quando esta seja anexada à ata;
e) A ordem do dia constante da convocatória, salvo quando este seja anexada à ata;
f) Referência aos documentos e relatórios submetidos à assembleia;
g) O teor das deliberações tomadas;

11Não se confunda esta situação com o voto escrito previsto no artigo 247.º, n.º1 CSC, para as sociedades por
quotas: aí, a iniciativa é da gerência e não se exige qualquer unanimidade.

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h) Os resultados das votações;


i) O sentido das declarações dos sócios, se estes o requererem.
Com alguma frequência, as atas vão mais longe: referem as intervenções dos diversos sócios
fazendo, delas, uma súmula. Também ocorre, particularmente em situações litigiosas e pré-
litigiosas, que as atas passem a transcrever as intervenções12. Em rigor, não é essa a sua função.
A ata é um documento escrito. É o que se infere dos próprios requisitos acima transcritos,
da exigência de assinaturas (artigo 63.º, n.º3 CSC) e de deverem ser lavradas no respetivo
livro ou em folhas soltas… A mera gravação, ótica, sonora ou vídeo da reunião não vale
como ata13. As atas devem ser lavradas no respetivo livro ou em folhas soltas (artigo 63.º, 145
n.º4, 1.ª parte CSC). A primeira hipótese é mais manuseável e dá garantias de não serem
tiradas ou aditadas folhas; pressupõe, todavia, atas manuscritas, de elaboração e leitura lentas.
A hipótese das folhas soltas datilografadas pode ser completada com uma numeração seriada
de todas as páginas, as quais, serão, depois, encadernadas (artigo 63.º, n.º5 e 6 CSC). Aí se
conterão as deliberações; quando estas constem de escritura pública ou de instrumento fora
de notas, devem os administradores inscrever no livro a sua existência (artigo 63.º, n.º4, 2.ª
parte CSC). Deve ser lavrada uma ata por reunião (artigo 388.º, n.º1 CSC). A ata deve ser
assinada por todos os sócios que tomaram parte na assembleia (artigo 63.º, n.º3, 1.ª parte
CSC). No caso das sociedades anónimas, onde isso não seria praticável, a ata é assinada pelo
presidente da mesa e pelo secretário (artigo 388.º, n.º2 CSC). Aos prevaricadores cabe, com
pena, multa até 120 dias (artigo 521.º CSC). Quando algum sócio, podendo assinar, o não
faça, deve a sociedade notifica-lo judicialmente para que, em prazo não inferior a oito dias,
assine: quando mantenha a negativa, a ata terá o valor probatório comum14, desde que esteja
assinada pela maioria dos sócios que tomaram parte na assembleia, sem prejuízo do direito
dos que a não assinaram de invocarem, em juízo, a sua falsidade (artigo 63.º, n.º3 CSC). Note-
se que, pelo atual artigo 63.º, n.º8 CSC, nenhum sócio tem o dever de assinar atos que não
estejam consignados no respetivo livro ou nas folhas soltas, devidamente numeradas e
rubricadas: tudo isto está escrito em termos caleidoscópicos: teria sido possível dizer o
mesmo, com menos palavras e mais clareza. A exigência da notificação judicial15 tem sido
criticada pela sua inutilidade: não bastaria esperar pelos oito dias, para verificar se o sócio
faltoso assina ou não? Tal como está redigido o preceito, assim será. Por cautela, os
administradores serão levados a proceder à tal notificação judicial: nada garante que não se
deparem, depois, com um Tribunal dominado por uma filosofia legalista (Pinto Furtado) que
desconsidere atas não assinadas por todos os presentes, quando não se mostrem feitas as
notificações aos faltosos. De facto, o legislador ficou a meio. Lógico seria que a notificação
judicial fosse acompanhada de um prazo cominatório: ou assina ou impugna, em certo prazo,
posto o que, não o fazendo, a ata produzirá prova contra o próprio faltoso. Não vemos é
como completar, pela doutrina, o que o legislador não escreveu. Já nos parece,

12 Pode-se, então, com o conhecimento e o acordo de todos, proceder à gravação da reunião, transcrevendo,
a partir daí, o teor das intervenções. Na falta de consentimento prévio dos interessados, poderemos estar
perante uma violação do direito à imagem ou do direito à palavra.
13 Dentro da orientação geral de que a forma escrita tem um especial simbolismo para as pessoas, alcançando,

assim, uma dimensão mais profunda do que a facultada por meios mais cabais e fidedignos de reprodução dos
factos.
14 A lei refere o valor probatório do artigo 63.º, n.º1 CSC: aparentemente pleno. Veremos, todavia, que esse

alcance deve ser matizado pela interpretação.


15 Trata-se da notificação judicial avulsa, prevista e regulada no artigo 256.º CPC.

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doutrinariamente, dispensável a notificação. Mas não aconselharíamos os administradores a


omiti-la.

Forma solene e aprovação: as atas podem ser lavradas por notário; mais precisamente,
através de instrumento avulso. Assim sucederá, segundo o artigo 63.º, n.º6 CSC:
 Quando a lei o determine;
 Quando, no início da reunião, a assembleia assim o delibere;
 Quando, em escrito dirigido à administração e entregue na sede social com cinco dias
úteis de antecedência, algum sócio o requeira, suportando, então, as despesas 146
notariais.
Permitindo a lei escolher a forma notarial da ata, a escolha cabe a quem presidir à reunião:
motu proprio ou a requerimento de alguns sócios; pode ainda a assembleia deliberar nesse
sentido (artigo 63.º, n.º6 CSC). A lei portuguesa vigente não prescreve, quanto sabemos,
nenhum caso de obrigatoriedade de atas lavradas pelo notário. Limita-se a prever essa
eventualidade, com a consequência, quando ocorresse, de aligeirar a forma de atos ulteriores.
Nos artigos 446.º-A a 446.º-F, temos, ainda, outro tipo de atas: as lavradas pelo secretário da
sociedade – artigo 446.º-B, alínea b) CSC. Trata-se de uma figura que deve ser designada
pelas sociedades anónimas cotadas em bolsa de valores – artigo 446.º-A, n.º1 CSC – ou, na
linguagem pós 2006, admitidas à negociação em mercado regulamentado. Muitas vezes procede-se,
na sessão seguinte à da reunião que lhe deu azo, à aprovação da ata. O artigo 388.º, n.º3 CSC,
a propósito das sociedades anónimas, fixa uma norma que nos parece generalizável: a
assembleia pode determinar que a ata seja submetida à sua aprovação, antes de assinada. Qual
o sentido da aprovação? Não se trata de uma declaração social de vontade: essa teve lugar
aquando da própria deliberação em si. Antes será uma constatação ou um controlo de
fidelidade do texto da ata.

Função: por estranho que possa parecer, a função – e a própria natureza – da ata não estão
claras, no nosso Direito. O artigo 37.º CSC depõe no sentido de que a ata apenas visaria a
reconstrução histórica do deliberado. Quanto à força probatória: ela era plena no caso da ata
lavrada por notário, o que ocorria nas sociedades por quotas, por influência alemã. Perante
as indefinições doutrinárias e legais, deu-se atenção aos Direitos estrangeiros. No âmbito da
preparação do Código, Vaz Serra propôs a solução alemã da nulidade por inobservância da
formalização prescrita para a ata. Esta, no meio de uma multiplicidade de fontes inspiradoras,
acabaria por enformar, ainda que de modo algo indireto, no artigo 63.º, n.º1 CSC:
«As deliberações dos sócios só podem ser provadas pelas atas das assembleias ou, quando sejam
admitidas deliberações por escrito, pelos documentos donde elas constem».
A ata tem, pois, uma função problemática forte: e um meio exclusivo de prova. O artigo 63.º,
n.º1 CSC retoma, efetivamente e em termos práticos, a jurisprudência tradicional, que
retirava eficácia às deliberações não reduzidas a atas.

A natureza: antes de recordar os precisos contornos do regime da ata, dos quais dependerá
a determinação da sua natureza, cumpre recordar os fins e os valores que lhe estão
subjacentes. Numa assembleia de sócios podem participar muitas pessoas. Por vezes haverá
diversas opiniões, opiniões essas que poderão – ou não – implicar votos diferentes. Com

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frequência, pessoas votam uma mesma proposta dando-lhe alcances diferentes. Por isso,
torna-se difícil, perguntando às pessoas, mesmo partindo do princípio de que são todas
honestas e apenas dizem a verdade, descobrir, afinal, o que se passou numa assembleia.
Passado algum tempo, as dificuldades aumentam: a memória humana é falaciosa e só retém
– mesmo de boa fé – ou o que impressiona, ou o que convém. Tudo isto leva a que, no
interesse dos participantes, se deva fixar em documento oficial o que se discutiu e, sobretudo,
o que se decidiu. A partir daí, só vale o que constar do documento em causa. Pensemos,
agora, nos terceiros. Estes podem ter um interesse legítimo em conhecer o que foi deliberado.
Aí, só um sistema da ata ajuda. E a ata em questão terá de ter uma especial estabilidade:
quando não, o terceiro poderia ser surpreendido, em momento subsequente, por alterações, 147
quiçá menos unânimes, introduzidas pelos sócios, em nome de uma verdade histórica que
não é, necessariamente, a verdade jurídica. Estas considerações são suficientes para afastar
escolhas de tipo mais solto, segundo as quais a ata seria um mero documento particular, a
apreciar livremente pelo juiz (Pinto Furtado). Não deve ser assim. Por certo que o juiz pode
ser convencido, por qualquer meio ponderoso, de que a ata é falsa. Mas para tanto, haverá
razões sérias e, sobretudo: tem de apurar-se, afinal, o que se passou na assembleia
questionada. Na dúvida, a ata prevalece. E não havendo, de todo, ata? Nessa altura, a
deliberação está incompleta. Embora a fase da manifestação da vontade social se baste com
a votação e o seu apuramento, ela tem de ser formalizada e exteriorizada. Donde o papel da
ata. A lei admite atas sem os requisitos legais e, designadamente, as atas constantes de
documentos particulares avulsos (artigo 63.º, n.º7 CSC). Estas atas, mesmo quando assinadas
por todos os sócios que participaram na assembleia, constituem (mero) princípio de prova.
Concluímos, pois:
 Que a ata visa completar a deliberação;
 Que se trata de uma formalidade (não forma!) ad probationem: condiciona a prova da
deliberação;
 Que, na sua falta, a deliberação não é eficaz;
 Que pode ser afastada por falsidade sem que, para o efeito, o Direito limite os meios
de prova.
A ata é, assim, uma formalidade destinada a completar o processo deliberativo. Faltando
requisitos legais, há que recorrer à lei, para verificar o seu valor. Em certos casos, a lei
dispensa a ata, pelo menos para determinados fins. Segundo o artigo 59.º, n.º4 CSC, a
proposição da ação de anulação não depende de apresentação da respetiva ata; mas se o sócio
invocar impossibilidade de a obter, o juiz mandará as pessoas que, nos termos da lei, a devam
assinar, para a apresentarem no tribunal, em prazo a fixar até 60 dias: a instância suspende-
se até essa apresentação. Como se vê, o legislador pretendeu não bloquear a ação de anulação
por falta de ata; todavia, esta mantém o seu poder probatório especial, uma vez que o
processo aguarda. E se não houver ata ou, de todo, ela não for exibida? Ai, o juiz deverá
concluir que não houve deliberação, decretando-o. Na falta de deliberação, não pode haver
anulação. Este preceito é aplicável à ação de nulidade: não se percebe porque não foi, antes,
colocado no artigo 60.º CSC. Em discutível técnica, o legislador aproveitou para, a propósito
da ação de anulação, fixar ou recordar certos aspetos atinentes à ata: artigo 59.º, n.º5 e 6 CSC.
Assim:

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 Para apresentação da ação em juízo, bastará que ela seja assinada por todos os sócios
votantes no sentido que fez vencimento (artigo 63.º, n.º3 CSC);
 Tendo o voto sido secreto, considera-se que não votaram no sentido que fez
vencimento apenas aqueles sócios que, na própria assembleia, ou perante notário,
nos cinco dias seguintes à assembleia tenham feito consignar que votaram contra a
deliberação tomada.
Esta regra é aplicável noutras situações. Finalmente: a deliberação constante de ata goza de
proteção; declarada nula ou anulada a competente deliberação, não pode a sentença
prejudicar os direitos adquiridos de boa fé por terceiros, com fundamento em atos praticados 148
em execução da deliberação (artigo 62.º, n.º2 CSC). A ata registada goza ainda da proteção
conferida pelo registo comercial: positiva e negativa.

Secção II – Invalidades e ineficácia

§30.º - Dogmática e evolução gerais da invalidade e da


ineficácia

Conspecto básico: o tema da invalidade das deliberações sociais foi aprofundado na


Ciência Jurídica portuguesa, pelos estudos do saudoso Professor Vasco da Gama Lobo
Xavier. Vamos recordar o essencial. A invalidade das deliberações sociais é, ainda, um tema
de ineficácia de atos jurídicos. A manifestação mais clara de ineficácia é a invalidade. Esta
abrange duas modalidades: uma, mais grave, dita nulidade absoluta ou, simplesmente,
nulidade e outra, mais leve, dita nulidade relativa ou, simplesmente, anulabilidade ou
impugnabilidade. Na atualidade, o tema em análise vive dominado pela contraposição da
nulidade à anulabilidade. Em termos de regime, há conhecidas diferenças entre as duas
figuras: a nulidade pode ser arguida a todo o tempo e por qualquer interessado e pode ser
declarada ex officio pelo tribunal, enquanto a anulabilidade só pode ser invocada pela pessoa
em cujo interesse seja estabelecida e isso dentro de um ano contado da cessação do vício.
Dogmaticamente, deve considerar-se que, enquanto a nulidade implica um não-
reconhecimento, pelo Direito, do ato viciado, o qual escapa à autonomia privada, a
anulabilidade traduz a presença, em determinada esfera jurídica, do poder de impugnar um
negócio. Não se pode afirmar, à partida, quando haja nulidade ou quando haja anulabilidade.
As doutrinas antigas descobriram a primeira na presença de normas de interesse público e a
segunda prante regras de interesse privado. Mas há aqui, tão-só, uma indicação tendencial
para o legislador que poderá, depois, seguir outras opções. Assim, hoje e por razões que se
prendem com a natureza histórico-cultural do Direito privado, vícios aparentemente leves
originam a nulidade enquanto outros mais pesados dão lugar, apenas, à anulabilidade; ou
vícios paralelos dão lugar à nulidade e à anulabilidade, consoante a formulação. Cumpre, pois,
caso a caso, ponderar as normas do jogo, com vista a descobrir a sanção que recaia sobre os
atos que as contradigam. Em termos de orientação tendencial, pode-se considerar que, no

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Direito Civil, tendo em conta a amplitude do artigo 280.º CC, a regra é a da nulidade. Esta
prevalecerá sempre que a lei não indique um regime diverso.

Quadro das ineficácias: antes de passar a uma análise dos competentes preceitos do
Código das Sociedades Comerciais, parece útil estabelecer um quadro geral das ineficácias
(lato sensu) suscetível de afetar as deliberações sociais. O vício de uma deliberação pode
resultar:
 De vícios formais: verifica-se que a deliberação, em si, é possível: todavia, não foi
respeitado o processo previsto para a sua emissão. Assim sucederá quando a
assembleia geral não tenha sido convocada – artigo 56.º, n.º1, alínea a)16 CSC ou 149
quando se tenha recorrido ao voto escrito sem que todos os sócios tenham sido
convidados a emitir o seu voto – artigo 56.º, n.º1, alínea b) CSC.
 De vícios substanciais: o procedimento prescrito foi seguido, mas a própria
deliberação defronta a lei ou os estatutos. Quanto às consequências jurídicas do vício,
podemos distinguir:
o Deliberações aparentes: serão aquelas que sejam levadas ao registo comercial
e na base das quais certos terceiros tenham adquirido direitos, de boa fé.
Mesmo quando não correspondam a qualquer materialidade, elas produzirão
os seus efeitos, de acordo com as regras do registo.
o Deliberações nulas;
o Deliberações anuláveis;
o Deliberações ineficazes ou stricto sensu: estas não produzem efeitos até certa
eventualidade: é o que sucede no artigo 55.º CSC, a propósito das
deliberações que exijam o consentimento de determinado sócio.
Veremos, de seguida, a arrumação obtida no Código das Sociedades Comerciais, arrumação
essa que, para facilidade de estudo, adotaremos na exposição subsequente.

O sistema do Código: o Código das Sociedades Comerciais, na sequência dos


elementos doutrinários e comparatísticos que o antecederam, procurou dar um tratamento
moderno à matéria das ineficácias das deliberações sociais. Dedicou-lhe os seus artigos 55.º
a 62.º CSC: trata-se de preceitos que têm a maior relevância prática. Chamaremos a atenção
para os aspetos mais relevantes. O artigo 55.º CSC começa por fixa uma hipótese de ineficácia:
a de deliberação tomada sobre assunto para a qual a lei exija o consentimento de determinado
sócio, enquanto este não o deu. O artigo 56.º CSC reporta-se às deliberações nulas, enquanto
o artigo 57.º CSC obriga o órgão de fiscalização a, nessa eventualidade, tomar certas
providências. Seguem-se o artigo 58.º CSC, sobre situações anuláveis e o artigo 59.º CSC,
quanto à ação de anulação. Finalmente, os artigos 60.º e 61.º CSC apresentam disposições
comuns às ações de nulidade e de anulação enquanto o artigo 62.º CSC contém outras regras,
próprias, desta feita, apenas da nulidade (n.º1) e da anulabilidade (n.º2). O artigo 63.º CSC,
já estudado, reporta-se a atas: não tem a ver com a invalidade das deliberações sociais.
Dogmaticamente, a matéria apresentava-se madura. Poderia ter sido melhor sistematizada,
de acordo com as tradições dos códigos: primeiro os princípios; depois os casos; então o

16 Ou tenha sido deficientemente convocada, num ponto essencial.

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regime; por fim, o processo. De todo o modo, podemos considerar esta área como um ganho
substancial, de 1986.

As deliberações ineficazes: as deliberações (em sentido estrito) são aquelas que, por
razões extrínsecas, não produzam efeitos ou, pelo menos, todos os efeitos que se destinariam
a comportar. O Código das Sociedades Comerciais só se lhe refere, de forma expressa, no
artigo 55.º CSC:
«Salvo disposição em contrário, as deliberações tomadas sobre assunto para o qual a lei exija
o consentimento de determinado sócio são ineficazes para todos enquanto o interessado não der
o seu acordo, expressa ou tacitamente». 150
A hipótese de a lei exigir, para uma deliberação, o consentimento de determinado sócio
recorda logo os direitos especiais dos sócios, previstos no artigo 24.º CSC (a hipótese inversa:
portanto, a de se criar um direito especial dos sócios ou de algum ou alguns deles, sem ser
por unanimidade, já conduziria a anulabilidade da deliberação). Será essa a única hipótese de
concretização do preceito? De facto, o legislador não fez uma remissão direta para o artigo
24.º CSC, antes usando uma fórmula capaz de dar cobertura a outras previsões legais.
Quando ocorram, o artigo 55.º CSC terá aplicação. A solução da lei levanta dúvidas. Poder-
se-ia entender, perante as regras gerais, que quando fosse atingido um direito especial de um
sócio:
 Estaria em causa uma nulidade, por via do artigo 56.º, n.º1, alínea c) CSC;
 Estaria em jogo, além da ineficácia, uma anulabilidade, dado o artigo 58.º, n.º1, alínea
a) CSC.
No silêncio da lei, assim seria. O artigo 55.º CSC tem, todavia, o efeito de retirar as situações
nele previstas do regime comum, sujeitando-as à ineficácia. A solução do artigo 55.º CSC
tem, na origem, uma tradição nacional, tendente a atenuar as consequências de certas
invalidades. Nessa linha, podemos inscrever a já referida tendência de completar o quadro
legal, introduzindo a mera ineficácia. A previsão do artigo 55.º CSC visa, unicamente, as
deliberações tomadas sobre assunto para o qual a lei exija o consentimento de determinado
sócio. Não permite, todavia, inferir que exista ineficácia (stricto sensu) apenas nesse caso. As
regras gerais facultam, efetivamente, encontrar outras situações de ineficácia, já referida, de
deliberações (ainda) não reduzidas a ata: serão válidas mas ineficazes, até que isso opere. O
mesmo se poderá dizer das deliberações sujeitas a registo comercial, enquanto não se
mostrarem inscritas: desta feita, a ineficácia não é total; mas existe. Recorde-se que a
ineficácia teve um sentido remanescente. Além do traço de raiz – ou seja: com uma não
produção plena de efeitos por razões extrínsecas – a ineficácia surge como um conceito-
quadro residual. As hipóteses que se acolham serão distintas umas das outras, devendo ser
estudadas isoladamente.

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Secção III – Nulidade

§31.º - A nulidade por vícios de procedimento

Generalidades; procedimento e substância: as duas grandes categorias de vícios


das deliberações, à semelhança do que sucede com os negócios jurídicos, são constituídas
151
pela nulidade e pela anulabilidade. A primeira existe, sendo declarada pelo tribunal, a pedido
de qualquer interessado. A segunda traduz um direito potestativo na esfera de determinados
interessados: é atuada pelo tribunal, quando devidamente instalado. Recordamos que, no
domínio das sociedades, a regra é a anulabilidade. Esta cabe sempre que a lei não
determine a nulidade, tal como se infere do artigo 58.º, n.º1, alínea a) CSC. Podemos
considerar que, no campo em estudo, só ocorrem nulidades nos casos previstos na lei. Os
casos de nulidade são taxativos. Todavia, eles abrangem situações de grande amplitude, de
tal modo que não parece viável trabalhar, aqui, com uma verdadeira tipicidade taxativa. O
artigo 56.º CSC fixa, nas suas quatro alíneas, diversas hipóteses de deliberações que considera
nulas. A sua leitura, logo permite distinguir:
 Vícios de processo ou de procedimento: alíneas a) e b);
 Vícios de conteúdo ou de substância: alíneas c) e d).
No primeiro grupo incluem-se deliberações surgidas no termo de processos em que não
foram observadas formalidades essenciais. A alínea a) explicita a assembleia geral não
convocada, salvo se tiverem estado presentes ou representados todos os sócios e a alínea b)
o equivalente vício, na hipótese de voto escrito. Poder-se-ia perguntar: e a situação de não
ter sido convocado determinado sócio, mas sendo seguro e confirmado que a sua presença
não alteraria o sentido da deliberação? Mesmo então, esta é nula: trata-se da necessidade de
respeitar um ritual legitimador, sem o qual todo o edifício societário ficaria descaracterizado.
O artigo 56.º, n.º2 CSC manda aplicar o mesmo regime à assembleia em cuja base estejam
determinados vícios da convocatória.

Vícios de procedimento: os vícios de procedimento eram já sancionados pela


jurisprudência anterior ao Código das Sociedades Comerciais. As orientações então
assumidas mantêm-se, podendo considerar-se que existe uma certa tendência no sentido de
diminuir relativamente o papel das questões formais, a favor das matérias. Verifica-se, depois,
que a convocatória deve ser suficientemente explícita. Na linha de jurisprudência antiga, não
se admitem fórmulas genéricas, proposições enigmáticas ou referências enganosas. Tudo
deve ser feito em moldes tais que o sócio comum, recebida a convocatória possa, com a
diligência habitual, entender, efetivamente, o que irá ser tratado na assembleia.

Consequências: a grande diferença entre os vícios de procedimento e os vícios de


substância reside na natureza sanável dos primeiros. A sanação opera quando os sócios
ausentes e não representados ou não participantes na deliberação escrita deem, por escrito,
o seu assentimento à deliberação – artigo 56.º, n.º3 CSC. Já quando se verifique um vício de
substância, a sanação não é possível; haverá que repetir a deliberação, sem o vício de

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conteúdo que a aflija. Em rigor, estaremos já perante uma invalidade mista. Além disso, a
deliberação com vício de procedimento é renovável por outra deliberação à qual, ressalvando
os direitos de terceiro, se pode atribuir eficácia retroativa (artigo 62.º, n.º1 CSC). A contrario,
essa atribuição não é possível perante vícios de conteúdo. O facto de os vícios de
procedimento previstos no artigo 56.º, n.º1, alínea a) e b) CSC, poderem ser sanados, por via
o referido artigo 56.º, n.º3 CSC, conduz ao seguinte: não se trata, em rigor, de verdadeiras
nulidades ou nulidades puras. De todo o modo, a figura adere largamente ao tipo nulidade
pelo que, como tal, deve ser considerada: ainda que com um regime especial.

152
§32.º - A nulidade por vício de substância

Não sujeição, por natureza, a deliberação dos sócios: o artigo 56.º, n.º1, alíneas
c) e d) CSC, determina a nulidade por vícios de conteúdo ou substância. Mais precisamente,
prevê:
 Deliberações cujo conteúdo não esteja, por natureza, sujeito a deliberações dos
sócios (alínea c));
 Deliberações cujo conteúdo, diretamente ou por atos de outros órgãos que determine
ou permita, seja ofensivo dos bons costumes ou de preceitos legais que não possam
ser derrogados, nem sequer por vontade unânime dos sócios (alínea d)).
Que deliberações poderão ter um conteúdo que não esteja, por natureza, sujeito a
deliberações dos sócios? Este preceito levanta dúvidas sérias de interpretação. Frente a frente,
duas orientações:
 A da incompetência: tradicional – a alínea c) do artigo 56.º, n.º1 CSC invalidaria os
atos estranhos à competência da assembleia geral e, ainda, atos que interferissem com
terceiros. Tal opção de Lobo Xavier, de Carneiro da Frada, de Brito Correia, de
Carlos Olavo, de Raúl Ventura e de Pedro Maia.
 A da impossibilidade: contra, manifesta-se (e bem) Pinto Furtado: a mera
inobservância de regras, internas de competência não poderia ser tão grave que
justifique a nulidade; além disso, quando prejudicados terceiros ou quando atingidas
regras legais de competência, cair-se-ia seja na ineficácia, seja na alínea d). Posto isto,
este Autor apresenta a sua própria teoria: a de impossibilidade física. O artigo 56.º,
n.º1, alínea c) CSC, consideraria nulas as deliberações fisicamente impossíveis; as
legalmente impossíveis caberiam na alínea d), do mesmo preceito. O pensamento de
Pinto Furtado via reconstruir, no quadro das nulidades das deliberações, o artigo
280.º CC. Fica a pergunta: se o legislador de 1986 pretendeu respeitar o de 1966, para
quê recorrer a enigmas e, designadamente: porquê abandonar conceitos consagrados,
para se lançar na completa aventura de definir novas fórmulas para as nulidades mais
profundas? Não há resposta. Todavia, perante a alínea c) do preceito, a doutrina
afiança que se trata de uma norma residual destinada a acolher situações nas quais a
deliberação não possa subsistir, mas que não se deixem reconduzir a outros

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fundamentos de nulidade. Não parece, pois, haver grande hipótese de aclaração, por
via da origem do preceito.
 Menezes Cordeiro: concordando com este autor, diz-nos, porém, que, de todo o
modo, mandam as boas regras que se parta da presunção de acerto da lei e que se
procure uma solução harmónica para tudo isto. A ideia de Pinto Furtado é sedutor:
explicaria o porquê da severa nulidade e daria um alcance plausível à referência
natureza. Mas tem óbices, embora menores do que os da teoria da competência. São
eles:
o Cinde as impossibilidades física e legal: ambas se integram, de facto, numa 153
área unitária redutível à conformação legal;
o Causa embaraços, perante a figura da impossibilidade superveniente: uma
deliberação hoje válida pode ser amanhã nula e revalidar-se a seguir?
Inversamente: a deliberação nula pode validar-se se uma ocorrência
impensável a viabilizar?
o Rema contra a atual corrente jurídico-civil: a possibilidade deixou de ser
requisito de validade da obrigação, na reforma do BGB alemão de 2002 e isso
por razões operacionais para o Direito português; será uma questão de tempo:
a impossibilidade deixará o rol das fontes da nulidade do negócio.
Mas sobre tudo isto paira uma objeção mais societária: uma deliberação cujo
conteúdo não esteja, por natureza, sujeito a deliberação dos sócios não pode ser,
simplesmente, uma deliberação de conteúdo fisicamente impossível: isso (pela
perspetiva ainda corrente) atingiria todo e qualquer ato e não, somente, as
deliberações. A natureza não implica, aqui, a ordem natural das coisas ou cairíamos
na teoria da impossibilidade. Também não equivale a ordens extrajurídicas, ou
estaríamos perante os bons costumes. A natureza reporta-se à índole do conteúdo
questionado e não à bitola da admissibilidade. Feita esta precisão, pergunta-se: o que
é que, sendo lícito e possível – quando não, funciona a alínea d) –, não pode, todavia
e pela (sua) natureza, surgir como conteúdo de uma deliberação social? De momento,
só vemos uma resposta: o que, pelo seu teor, não caiba na capacidade da pessoa
coletiva considerada. Os próprios negócios celebrados fora da capacidade natural ou
legal da sociedade serão nulos, por impossibilidade legal ou por ilicitude. As
deliberações que lhes estejam na origem são-no, igualmente, por via do artigo 56.º,
n.º1, alínea c) CSC. Resta acrescentar que a importância deste vício é escassa, tal
como escasso é, hoje, o papel da (in)capacidade das sociedades.

Contrariedade aos bons costumes: uma segunda previsão de vícios de substância


consta da 1.ª parte do artigo 56.º, n.º1, alínea d) CSC. São nulas as deliberações,
«Cujo conteúdo, diretamente ou por atos de outros órgãos que determine ou permita, seja ofensivo
dos bons costumes».
De novo o legislador de 1986 entendeu retomar algumas categorias civis, alterando a
linguagem e abrindo problemas sem qualquer ganho. Na interpretação do preceito transcrito
impõe-se alguma disciplina mental e científica. Em especial: parece-nos francamente
deslocado pretender, a propósito do artigo 56.º, n.º1, alínea d), 1.ª parte CSC, descobrir ou

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reescrever o verdadeiro conceito de bons costumes. Por certo que qualquer jurista tem tanto
direito quanto o dos seus pares de opinar e de escrever sobre o tema. Fazê-lo, num caso
destes, sem percorrer todo o calvário do Direito Romano, das receções, dos contributos
racionalista e pandectístico, do Direito comparado e do Direito alemão, fonte dos atuais bons
costumes, é ligeireza que apenas perturbará a jurisprudência. Em nome da disciplina acima
reclamada, propomos que na pesquisa dos bons costumes do artigo 56.º, n.º1, alínea d), 1.ª
parte CSC, se reconheçam e se adotem, a título de evidências cartesianas, os seguintes
postulados:
 O Código das Sociedades Comerciais utiliza a noção comum de bons costumes, tal
como resulta do Código Civil; 154

 Essa noção não se confunde com a de ordem pública; tão-pouco absorve esta última;
 Não é lícito recorrer ao Direito estrangeiro sem fazer Direito comparado, isto é: sem
verificar, perante as coordenadas científicas da ordem dadora e da ordem recetora,
se a transposição é possível.
A referência aos bons costumes surge de modo inesperado no Código das Sociedades
Comerciais. Estando no Código Civil e aplicando-se a todos os atos jurídicos – artigos 280.º,
n.º2 e 295.º CC – ela atingiria, seguramente, as deliberações sociais. Quanto aos próprios
bons costumes: eles abrangem regras de conduta familiar e sexual e, ainda, códigos
deontológicos próprios de certos setores. O Direito Português ao contrário do alemão! –
distingue os bons costumes da ordem pública: razão definitiva por que não faz sentido insistir
na inclusão de uma série de princípios injuntivos gerais, no seio dos bons costumes. A
violação desses princípios (a reconduzir à ordem pública) deverá confrontar-se na 2.ª parte
do artigo 56.º, n.º1, alínea d) CSC. Além disso, cumpre considerar superada a confusão entre
bons costumes (noção técnico-jurídica há muito conquistada) e moral social. Sem precisão
de conceitos, não há progresso jurídico-científico. Incorre na previsão da nulidade por
atentado aos bons costumes, qualquer deliberação social que:
 Assuma um conteúdo sexual ou venha bulir com relações reservadas ao Direito da
Família;
 Atente contra deontologias profissionais;
A jurisprudência portuguesa, mau grado a confusão de conceitos que advém da doutrina,
tem vindo, mesmo sem o assumir, a detetar uma deontologia comercial que deve presidir às
deliberações sociais, sob pena de nulidade. Assim:
 É ofensiva dos bons costumes a deliberação de distribuir lucros por dois fundos e
uma conta nova, prosseguindo há vinte e cinco anos com uma prática de não
distribuir lucros aos sócios (STJ, 7 janeiro 1993);
 Idem quanto à deliberação unânime de vender a uma irmã de um sócio o único imóvel
da sociedade por um preço muito inferior ao valor real (RPt 13 abril 1999);
 Idem quanto à deliberação de vender por 210 000 c., o estabelecimento e sede da
sociedade, quando o sócio minoritário presente ofereceu 518 000c., equivalentes ao
valor real (STJ 3 fevereiro 2000);

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 Idem quanto à deliberação de trespassar um estabelecimento e vender terrenos por


menos de metade do seu valor real: «não realiza o fim social, choca o senso comum de justiça
e briga pois com a consciência social, mesmo quando considerada apenas no âmbito mais restrito da
ética dos negócios» (STJ 15 dezembro 2005).
Essa deontologia impõe-se quando estejam em jogo violações grosseiras, em termos de a
determinar in concreto. Assinale-se que a indeterminação daqui resultante não é grave. Mostra
a experiência que, na prática, os juristas põem-se facilmente de acordo quanto aquilo que se
coloque fora de ética dos negócios: e isso quando seja difícil encontrar formulações
explicativas.
155
Conteúdo contrário a preceitos inderrogáveis: a 2.ª parte do artigo 56.º, n.º1,
alínea d) CSC prevê um terceiro vício de substância indutor de nulidade das deliberações.
Assim, são nulas as deliberações cujo conteúdo, direta ou indiretamente:
«(…) seja ofensivo (…) de preceitos legais que não possam ser derrogados, nem sequer por
vontade unânime dos sócios».
Este preceito visa as deliberações contrárias a normas legais, imperativas. A sua redação
presta-se a críticas, pela confusa fórmula que veio adotar. Queda à doutrina apurar critérios.
O preceito que possa ser afastado por deliberações dos sócios é meramente supletivo. Em
casos especiais exigir-se-á a unanimidade: não deixará de haver supletividade. Por isso, a
deliberação que não respeite a regra da unanimidade não é nula: apenas anulável. Nesta base,
pouco se avançou. O que está simplesmente em causa é a determinação da natureza
imperativa da norma afastada pela deliberação social. Como proceder? Não parece que o
tema seja fundamentalmente diferente da determinação equivalente a fazer no Direito das
Obrigações. Como pano de fundo, deveremos ter presente que o Direito das Sociedades é
Direito Privado. Nessa medida, ele é tendencialmente supletivo: visa ocupar-se das matérias
que os interessados não quiseram regular diferentemente. Infere-se daqui que, quando outra
coisa se não conclua, não há nulidade por atentado à lei, quando esta não seja imperativa. A
natureza imperativa de um dispositivo pode impor-se:
 Explicitamente: o próprio preceito dirá salvo cláusula em contrário (supletivo) ou mau
grado cláusula em contrário (injuntivo), ou expressões equivalentes;
 Implicitamente: o preceito é mudo, devendo ser delucidado com recurso a regras
exógenas.
Grosso modo, podemos dizer que uma regra societária é imperativa:
 Quando integre a ordem pública;
 Quando concretize princípios injuntivos;
 Quando institua ou defenda posições de terceiros.
A ordem pública é composta por vetores constituintes do sistema considerado e, como tais,
inderrogáveis. Além da ordem pública geral estará aqui em jogo a ordem pública societária,
que integra, entre outros, os elementos necessários do contrato e os factos integrativos dos
tipos de sociedades. Os princípios injuntivos desenvolvem-se em normas elas próprias
injuntivas. Podem ser princípios civis: por exemplos, os artigos 72.º e seguintes CC, por

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darem corpo à regra geral do artigo 809.º CC; outro tanto com o artigo 14.º CC, perante o
artigo 300.º CC. E pode, naturalmente, ser princípios societários: o voto não é disponível nas
sociedades em nome coletivo (artigo 190.º, n.º1 CSC), em aplicação do princípio do artigo
21.º, n.º1, alínea b) CSC. As posições de terceiros não podem, por fim, ser atingidas por
deliberações sociais. No limite, tal decorreria dos artigos 13.º, n.º1 e 62.º, n.º1 CRP. A
jurisprudência confirma as asserções acima produzidas, ainda que recorrendo, em certos
casos, a outras terminologias.

A contrariedade indireta: o artigo 56.º, n.º1, alínea d) CSC, prevê ainda, quer em
relação ao atentado aos bons costumes, quer perante a violação de norma injuntiva, a
156
hipótese de tal suceder em termos indiretos. Usa a perífrase de a prevaricação ocorrer «por
atos de outros órgãos que determine ou permita». Em bom rigor, porém, a deliberação que determine
ou que permita que outro órgão atente contra os bons costumes ou viole normas injuntivas
é diretamente nula, nos mesmos e precisos termos em que o seria a congénere mais frontal.
Aliás: a deliberação, salvo quando potestativa, não passa de uma abstração exarada em ata:
os seus eventuais malefícios manifestar-se-ão, mais tarde, a propósito da execução. Tem
interesse atentar no artigo 58.º, n.º2 CSC: contém, fora do contexto, uma importante regra
sobre nulidades. Pode acontecer que um contrato de sociedade reproduza – particularmente
nos estatutos – regras legais injuntivas. Quando isso suceda, considera-se que, havendo
violação, tais regras são diretamente violadas e não (apenas), as contratuais.. Com a
consequência de se aplicar a nulidade e não, como decorreria do final do artigo 58.º, n.º1,
alínea a) CSC, a mera anulabilidade.

Consequências: a nulidade de uma deliberação pode ser invocada a todo o tempo e por
qualquer interessado: é o que extraímos da regra geral do artigo 286.º CC, em termos
confirmados pelo artigo 59.º, n.º1 e 2 CSC, a contrario. Como se vê, ela faz pairar grave
incerteza sobre a sociedade, o que explica as restrições legais e o facto de, por defeito,
prevalecer a anulabilidade (artigo 58.º, n.º1, alínea a) CSC). Perante deliberações nulas, o
artigo 57.º CSC faculta a iniciativa do órgão de fiscalização. Em síntese:
 O órgão de fiscalização deve dar a conhecer aos sócios, em assembleia geral, a
nulidade de qualquer deliberação, para eles a renovarem, sendo possível, ou para
promoverem a declaração judicial respetiva (n.º1);
 Se eles não a renovarem ou se a sociedade não for citada para a ação de nulidade no
prazo de dois meses, deve o órgão de fiscalização promover sem demora a declaração
judicial de nulidade em causa (n.º2);
 O órgão de fiscalização deve então propor ao tribunal a nomeação de um sócio para
representar a sociedade (n.º3);
 Nas sociedades sem órgãos de fiscalização, cabe o poder referido a qualquer gerente
(n.º4).
Repare-se que é do interesse da própria sociedade e dos seus sócios o não deixar pendentes
situações de nulidade que poderão, depois e em qualquer altura, ser invocadas, com danos
para todos.

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Secção IV – A anulabilidade

§33.º - A anulabilidade por violação de lei (não geradora de


nulidade)

Generalidades; o vício de forma: o artigo 58.º, n.º1, alínea a) CSC, como tem sido 157
ficado de modo repetido, a cláusula geral da invalidade das deliberações sociais: havendo
violação da lei – quando não caiba nulidade – as deliberações em falta são anuláveis. O artigo
58.º, n.º1, alínea a) CSC move-se entre dois valores, aparentemente contraditórios: a
necessidade de segurança jurídica, que leva a restringir quanto possível a invalidade das
deliberações sociais e a justiça, que permite aos sócios vítimas de ilegalidades perpetuadas
pela assembleia geral fazer valer as suas posições. A primeira fonte de anulabilidade deriva
da violação da lei. A sobreposição com a nulidade é resolvida através da consunção por esta:
quando ocorra, prevalece a nulidade. Qual a bitola? Tratando-se de vícios de forma ou de
omissão de formalidades, haverá que seguir o artigo 56.º, n.º1 CSC: as hipóteses neste
inseridas geram nulidade; todas as outras, mera anulabilidade. Mesmo então impõe-se o
raciocínio substancial de Karsten Schmidt, apoiado na jurisprudência e que corresponde a
uma regra geral do processo: só haverá anulabilidade quando a falha verificada possa
influenciar o sentido da deliberação. Nalguns casos, tal sucederá fatalmente: assim a hipótese
de se impedir a participação de um sócio minoritário na assembleia; temos de admitir que,
mau grado a irrelevância dos seus votos, a sua presença na assembleia, através de questões e
de intervenções persuasivas, seria de molde a fazer bascular a maioria. Evidentemente: exige
um cripto-juízo de ilegitimidade, que tem também o seu peso. Segundo a jurisprudência
exemplificativa, encontramos os seguintes casos de vícios de forma capazes de induzir
anulabilidade:
 Convocação sem a antecedência é fonte de anulabilidade;
 A violação de normas imperativas de (mero) procedimento, por oposição ao
conteúdo, gera simples anulabilidade: tal o caso do aumento de capital votado sem
atingir a maioria de ¾ dos votos correspondentes ao capital social;
 A convocação da assembleia por aviso postal, quando era exigível a publicação do
competente aviso no Diário da República, conduz a anulabilidade por ser vício
meramente formal;
 A falta, na convocatória, de referência à destituição do gerente, a qual ocorreu de
modo não unânime, conduz à anulabilidade.
Estas decisões ilustram, da melhor forma, a ideia do favor societatis.

Vício de substância: como vimos, a nulidade das deliberações sociais ocorre sempre
que elas defrontem normas jurídicas injuntivas. Logicamente: haverá anulabilidade quando
as normas atingidas sejam dispositivas ou supletivas. Temos de nos entender quanto à
supletividade: significa ela que a norma pode ser afastada pelo contrato de sociedade; não

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por mera deliberação dos sócios, como expressamente resulta do artigo 9.º, n.º3 CSC. Bem
se compreende tal orientação. Ao contratar, as partes assentaram na aplicabilidade dos
estatutos e, ainda, no de um conjunto de regras que, podendo afastar, elas mantiveram. Não
devem ser surpreendidas com deliberações maioritárias que equivalham à alteração do jogo
inicialmente fixado. A contraprova reside no próprio artigo 56.º, n.º1, alínea d), 2.ª parte CSC:
quando a norma possa ser afastada pela unanimidade dos sócios, há supletividade; a
correspondente deliberação será impugnável; não nula. Veremos aliás que, por esta via, se
torna possível alterar estatutos, fora do formalismo a tanto dirigido. A referência a lei deve
ser entendida em termos amplos: violação do Direito. Fica incluída a norma legal expressa,
o princípio, o conceito indeterminado e o Direito consuetudinário. Entre os princípios 158
societários cuja violação pode gerar anulabilidade temos, quando eficazes, o do igual
tratamento e o da lealdade. Entre nós, eles operam como manifestação de boa fé e, em certos
casos, do exercício inadmissível de posições jurídicas, dito abuso do direito nos Países do sul.
Quer isso dizer que o abuso do direito, quando não seja consumido pelo artigo 58.º, n.º1,
alínea b) CSC, pode ser sancionado através da alínea a) do mesmo preceito. A matéria das
deliberações sociais integra-se no sistema. Não se lhe podem negar os valores básicos, através
de jogos de normas advindos, para mais, das áleas que rodearam o Código das Sociedades,
de 1986. As exigências da segurança são satisfeitas através da mera anulabilidade e do regime
restritivo que lhe dá corpo. Os exemplos judiciais de anulabilidade, por violação do conteúdo
não-imperativo dos preceitos, é impressivo.

Violação dos estatutos; a modificação informal unânime: o artigo 58.º, n.º1,


alínea a), in fine CSC, prevê a anulabilidade pela violação do contrato de sociedade; em regra:
dos estatutos. Quando a violação seja decidida por unanimidade, e nenhum dos sócios a
poderá impugnar, devendo-se então entender que o órgão de fiscalização também não o
pode fazer. Salvo a inoponibilidade eventualmente consubstanciada perante terceiros, deverá
então entender-se que os estatutos foram modificados, de modo informal, pela unanimidade
dos sócios. Só assim não será quando se defronte uma norma imperativa, altura em que se
seguirá a nulidade ex artigo 56.º, n.º1, alínea d), 2.ª parte CSC. A justificação para a invalidade
é clara: tendo-se os sócios vinculado a determinado pacto, não podem desviar-se dele a não
ser nos termos previstos nele próprio ou na lei. Salvo unanimidade, a deliberação está em
falta. Todavia, não há, pela lógica societária, razões para a nulidade, uma vez que não se
jogam regras injuntivas. As violações insignificantes não são causa de anulabilidade: de minimis
non curat praetor. E não são causas de anulabilidade simples violações de acordos parassociais:
a sua eficácia é meramente obrigacional. Ainda no tocante à violação de estatutos, a
jurisprudência dá-nos exemplos essencialmente de natureza formal.

§34.º - A anulabilidade por votos abusivos

Conspecto e evolução: prosseguindo no estudo das deliberações anuláveis,


encontramos o dispositivo do artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC. Segundo esse preceito, são
anuláveis as deliberações que:

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«Sejam apropriadas para satisfazer o propósito de um dos sócios de conseguir, através


do exercício do direito de voto, vantagens especiais para si ou para terceiros, em prejuízo
da sociedade ou de outros sócios ou, simplesmente de prejudicar aquela ou estes, a menos
que se prove que as deliberações teriam sido tomadas mesmo sem os votos abusivos».
No Direito anterior ao Código das Sociedades Comerciais, as deliberações sociais podiam
ser invalidadas por abuso do direito.. A evolução foi lenta. Como decisão pioneira, aponta-
se o acórdão da RCb 28 maio 1930, que sancionou o facto de se ter excluído um sócio por
não realização da quota, contra o que resultava do pacto social. Esta primeira orientação teve,
depois, um influxo doutrinário, tecido em torno do problema da amortização de quotas. Esta,
a não ser feita pelo valor real, geraria injustiça grave. A referência limitativa a um abuso 159
especificamente societário foi introduzida na jurisprudência, ainda antes da reforma de 1986,
através de escritos de Ferrer Correia.

A interpretação da lei: feito o posicionamento histórico, cumpre interpretar o instituto


do artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC, a que chamaremos anulabilidade por votos abusivos.
Podemos decompor o preceito nos seguintes elementos:
 O propósito de um dos sócios;
 De conseguir através do exercício do direito de voto;
 Vantagens especiais para si ou para terceiros;
 Em prejuízo da sociedade ou de outos sócios.
Estes dois últimos elementos podem ser substituídos por uma única proposição:
 O propósito de, simplesmente, prejudicar a sociedade ou (os) outros sócios.
Surgindo um pressuposto negativo:
 A menos que se prove que as deliberações seriam tomadas mesmo sem os votos
abusivos.
Historicamente, este preceito foi adotado para cobrir as hipóteses de invalidade engendradas
por elementos exteriores à própria deliberação. De todo o modo, exigia-se uma adequação
objetiva; tal adequação está presente no artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC. Tomando o preceito
tal como está, ele atinge as deliberações que tenham, subjacentes, denominados votos
abusivos os quais, objetiva e subjetivamente:
 Acarretem vantagens especiais para o próprio, em detrimento da sociedade ou de
terceiros; ou
 Tenham natureza emulativa, visando prejudicar a sociedade ou outros sócios.
Vantagens especiais opõe-se a gerais; traduz, assim, as vantagens que assistam
particularmente a um sócio ou a terceiros, e não a todos os sócios ou a uma grande
generalidade de terceiros. Nos termos gerais, a intenção terá de se inferir da conduta exterior
do sócio, ou o instituto ficará inviabilizado. Ato emulativo, na tradição romana, é o que vise
provocar danos gratuitos a outrem. Como alinhar este instituto perante o abuso do direito?
Logo à partida, devemos prevenir contra a presença, no Direito das sociedades comerciais,
com noções arcaicas de abuso do direito. O abuso do direito ou exercício inadmissível de

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posições jurídicas equivale, simplesmente, a um exercício contrário à boa fé. A boa fé exprime,
em cada situação, a valores fundamentais do ordenamento. Para tanto, usam-se princípios
mediantes, com relevo para a tutela da confiança e a primazia da materialidade subjacente.
Finalmente: tudo isto se caracteriza em grupos de casos típicos perfeitamente conhecidos e
experimentados pela doutrina e pela jurisprudência: inalegabilidades formais, venire contra
factum proprium, suppressio, surrectio, tu quoque e exercício em desequilíbrio. Qualquer autor pode
pretender mudar esta terminologia. Não vemos, nisso, nenhuma vantagem. Isto dito: os
votos abusivos, na vertente vantagens especiais, traduzem uma atuação fora da permissão
jurídica em jogo. Não se trata de abuso do direito mas, simplesmente, de falta de direito.
Uma melhor interpretação dos atos em jogo permitirá determinar se o efeito pretendido está 160
ou não coberto pela norma legitimadora. Os votos emulativos já serão abusivos: na versão
desequilíbrio no exercício. Uma interpretação rigorosa do artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC
permitiria, assim, concluir que, salvo o aditamento emulativo, não está em causa um
verdadeiro abuso do direito; apenas a necessidade de recordar que certos votos não podem
prosseguir finalidades extra societárias. Poderá haver verdadeiras deliberações abusivas, por
contrariedade à boa fé; elas cairão, todavia, no artigo 58.º, n.º1, alínea a) CSC.

A prática jurisprudencial: os votos abusivos foram adotados, como categoria, antes da


introdução, pelo Código das Sociedades de 1986, da prossecução inadmissível de vantagens
especiais. Nessa altura, a aproximação ao abuso do direito visou torna-las mais verosímeis.
Agora: ela corre o risco de ser redutora. Já se defendeu, entre nós, que o abuso, nas
deliberações sociais é, apenas, o do artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC: com isso, o artigo 335.º
CC, não teria aplicação. Não pode ser. A exigência de respeito pelo essencial do sistema, em
cada caso, recorda que as normas não se aplicam isoladas: todo o Direito é, sempre, aplicável
em conjunto. Por certo que há zonas mais insensíveis ao abuso, em nome da segurança. Mas
a boa fé tem instrumentos de sobra para introduzir essas particularidades nos seus modelos
de decisão: problemas como o das inalegabillidades formais estão reduzidos, em termos
dogmáticos, há quase um século. Em caso algum o artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC, poderia
afastar a aplicabilidade do artigo 334.º CC, na parte em que refere a boa fé. Caminho inverso
seria o de alargar o artigo 58.º, n.1º, alínea b) CSC, de modo a abarcar, no campo das
deliberações sociais, todo o abuso do direito. Não vemos vantagens. Além disso, vai contra
a história e a letra do preceito. Mas sempre seria via preferível à de pretender excluir o abuso,
do campo deliberativo. Tudo visto: propomos a aplicação do artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC,
às situações nele previstas; além disso, as deliberações que incorram, nos termos gerais, em
abuso do direito, serão anuláveis, por via da alínea a) do mesmo preceito. Um apanhado de
jurisprudência mostra que o instituto dos votos abusivos tem sido utilizado dentro dos
quadros do artigo 58.º,n.º1, alínea b) CSC. Há uma paulatina colonização dos votos abusivos
pelo abuso do direito. Além disso, surge a referência a um interesse da sociedade, como
forma de auxiliar na ponderação dos valores em presença: método típico do abuso do direito,
na vertente do exercício em (des)equilíbrio. Também nos parece claro que o elemento
subjetivo tem vindo a, discretamente, passar ao segundo plano. Os votos abusivos não
provocam, apenas, a anulabilidade das deliberações que propiciem. Eles obrigam, ainda, a
indemnizar a sociedade a e os outros sócios, pelos prejuízos que causem. O artigo 58.º, n.º3
CSC prescreve, nessa altura, a solidariedade entre os votantes em abuso.

A anulabilidade: o artigo 58.º, n.º1, alínea c) CSC, considera anuláveis as deliberações


que não tenham sido precedidas do fornecimento, ao sócio, de elementos mínimos de

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informação. O artigo 58.º, n.º4 CSC procurando prevenir dúvidas, explicita os elementos
mínimos de informação. São eles:
 As menções do artigo 377.º, n.º8 CSC; este preceito tem a ver com o aviso
convocatório de assembleias em sociedades anónimas, sendo aplicável às sociedades
por quotas, nos termos do artigo 248.º, n.º1 CSC;
 A colocação de documentos para exame dos sócios no local e durante o tempo
prescritos pela lei ou pelo contrato.
Em rigor, a violação das regras sobre informação prévia tem a ver com a inobservância das
161
normas de processo, caindo no artigo 58.º, n.º1, alínea a) CSC. Como tal é, de resto,
considerada na doutrina alemã. Tem interesse verificar o modo porque a falta ilícita de
informação vem sendo manuseada na jurisprudência, no tocante à invalidação, por
anulabilidade, das deliberações. Incluímos, neste elenco, situações de inobservância do
direito à informação que não se enquadrem, precisamente, no artigo 58.º, n.º1, alínea c) e
58.º, n.º4 CSC. Em rigor, elas cairiam na alínea a) do n.º1 desse preceito. Todavia, parece
razoável proceder a uma unificação sistemática da matéria. A própria jurisprudência enceta
passos, nesse sentido.

§35.º - A ação de anulação

Generalidades; a legitimidade: tendo fixado, em termo substantivos, as


circunstâncias suscetíveis de conduzir à invalidade das deliberações sociais, o Código das
Sociedades veio regular alguns aspetos da ação de anulação: artigo 59.º CSC. A legitimidade
para a ação de anulação é conferida (artigo 59.º, n.º1 CSC):
 Ao órgão de fiscalização;
 A qualquer sócio que não tenha votado no sentido do vencimento nem,
posteriormente, tenha aprovado a deliberação, expressa ou tacitamente.
A intervenção do órgão de fiscalização em questões de mera anulabilidade obrigaria a
repensar dogmaticamente este instituto: já não se trataria da concessão, ao sócio, de um
direito potestativo de impugnar a deliberação, mas antes de algo mais profundo. O preceito
deve ser entendido em termos restritivos: se todos os sócios aprovarem uma deliberação
anulável ou se o sócio prejudicado vier confirmá-la, como explicar uma impugnação deduzida
pelo órgão de fiscalização? A atuação do órgão de fiscalização só se admite, mesmo perante
a (deficiente) lei em vigor, quando a deliberação não tenha sido integralmente adotada ou
confirmada. Para além disso: há erro legislativo. Dogmaticamente, a anulabilidade fica na
disponibilidade dos sócios, não se entendendo a concessão, aos fiscalizadores, de poderes
funcionais nesse domínio. A intervenção de qualquer sócio, desde que não tenha votado no
sentido que fez vencimento nem posteriormente, tenha aprovado a deliberação, expressa ou
tacitamente, surge de modo a prevenir o venire contra factum proprium. O artigo 59.º, n.º6 CSC
ocupa-se, a tal propósito, do voto secreto. Sendo esse o caso, considera-se que não votaram
no sentido que fez vencimento apenas aqueles sócios que, na própria assembleia ou perante

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notário, nos cinco dias seguintes à assembleia, tenham feito consignar que votaram contra a
deliberação tomada. Quer isso dizer que, havendo voto secreto, a deliberação tornar-se-á
inimpugnável, se não tiver sido, por algum sócio, seguido o apontado procedimento.
O prazo: o prazo para intentar a ação de anulação é de 30 dias contados (artigo 59.º, n.º2
CSC):
 Da data em que foi encerrada a assembleia geral;
 Do 3.º dia subsequente à data do envio da ata da deliberação por voto escrito;
 Da data em que o sócio tenha tido conhecimento da deliberação, se esta incidir sobre 162
assunto que não constava da convocatória.
A assembleia geral pode sofrer interrupções, desdobrando-se em várias sessões. Durando a
interrupção mais de quinze dias, permite o artigo 59.º, n.º3 CSC que a ação de anulação de
deliberação anterior à interrupção seja proposta nos 30 dias seguintes àquele em que ela tinha
sido tomada. Trata-se, porém, de uma possibilidade que fica na mão do interessado. Este
pode escolher deixar seguir a assembleia até ao fim, antes de intentar a ação: poderá, assim,
colher novo elementos e fundamentar, com mais eficácia, a sua pretensão. Na contagem dos
prazos, á que ter o maior cuidado, evitando proposituras de última hora. Eis algumas
precisões jurisprudenciais:
 O prazo de trinta dias tem natureza substantiva, aplicando-se-lhe, segundo o artigo
298.º, n.º2 CC, o regime da caducidade (RPt 10 dezembro 1992);
 Havendo irregularidades na convocatória, por aplicação analógica do artigo 59.º, n.º2,
alínea c) CSC, o prazo conta-se a partir do momento em que o sócio teve
conhecimento da deliberação (STJ 18 novembro 1997);
 A prova de já ter decorrido o prazo dos 3 dias incumbe à sociedade ré (RCb 29
setembro 1998);
 O direito de pedir a suspensão da deliberação não se confunde com o de pedir a sua
anulação: as caducidades respetivas são diferentes (STJ 23 abril 2002).
Consequência importante da natureza do prazo de 30 dias é o facto de ele só ser impedido
pela prática tempestiva do ato em jogo, isto é: pela interposição da ação de anulação. Assim,
a simples interposição de um procedimento cautelar de suspensão de deliberação social não
impede o decurso de prazo do artigo 59.º, n.º2 CSC (STJ 11 março 1999). E se tal decurso
se consumar, o próprio procedimento cautelar irá naufragar por inutilidade superveniente da
lide. Em princípio, o processo serve o Direito substantivo, dando-lhe meios de legitimação
e de efetivação. Tudo conflui na decisão final. Não é demasiado enfatizar o prazo de 30 dias
e os valores substantivos que serve: pretende-se, quanto antes, pôr cobro à pendência de
dúvidas, no tocante às deliberações societárias. Justamente por isso se procedeu ao
alargamento da figura da anulabilidade.

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Secção V – Disposições comuns à nulidade e à


anulabilidade

§36.º - Direito à ação e legitimidade

Generalidades; legitimidade: o artigo 60.º CSC contém regras epigrafadas disposições 163
comuns às ações de nulidade e de anulação. Em rigor, também o artigo 61.º CSC mereceria o mesmo
epíteto, enquanto o artigo 62.º CSC tem também regras comuns a essas duas invalidades.
Donde a verificação desses preceitos na presente rubrica. Recorde-se que este tipo de ações
decorre perante os tribunais de comércio: artigos 89.º, n.º1, alínea d) da Lei n.º 3/99, 13
janeiro 17 . O artigo 60.º, n.º1 CSC determina que tanto a ação de nulidade como a de
anulabilidade sejam propostas contra a sociedade. Quer isso dizer que qualquer sociedade
corre o risco, só por o ser, de ser demandada em ações relativas às deliberações tomadas
pelos seus sócios. Pergunta-se se as ações de ineficácia ou de inexistência de deliberações
sociais também são intentadas contra a sociedade. A resposta é positiva, por interpretação
extensiva ou por aplicação analógica do preceito em causa, mas isso – naturalmente – na
medida em que faça sentido admitir tais ações. A ineficácia paralisa a deliberação: não tem
de ser declarada. Se houver interesse em fazê-lo, a ação será meramente declarativa. Quanto
à inexistência: não deve ser considerada um vício autónomo. Assim, perante a ausência de
certa deliberação, só faria sentido uma ação de simples apreciação negativa. Fatalmente:
contra a própria sociedade. Em qualquer os casos impugnam-se deliberações e não (simples)
votações. O voto, só por si, não representa uma posição da sociedade. Além disso, não tem
relevância (societária) quando desinserido da deliberação que origine. O vício do voto
comunica-se à deliberação, quando se enquadre nas previsões de nulidade ou de anulabilidade.
A prova de resistência consiste em verificar se determinado voto tem relevância para a
deliberação concreta. Não a tendo, tornam-se indiferentes, para o tema em estudo, quaisquer
vícios que o possam afetar.

Apensação e iniciativa do órgão fiscalizador: pode acontecer que, perante uma


deliberação social, especialmente controversa, surjam diversas ações de invalidade. Por
razões de racionalização processual óbvias e visando prevenir soluções judiciais díspares, o
artigo 60.º, n.º2 CSC determina a sua apensação. As ações podem ser propostas pelo órgão
de fiscalização ou, na sua falta, por qualquer gerente (artigo 57.º, n.º2 CSC). Explicam os
tribunais que neste âmbito, o conselho fiscal tem personalidade judiciária para intentar ações:
não para pedir a confirmação da sua validade. Tais ações podem dar lugar a encargos. Tais
encargos são suportados pela sociedade, mesmo que as ações sejam julgadas improcedentes
(artigo 60.º, n.º3 CSC). Por aplicação dos princípios gerais, assim não deverá ser quando haja
condenação por litigância de má fé ou quando se verifique abuso do direito de ação.

Ações abusivas: as ações de anulação ou de declaração de nulidade de uma deliberação


social podem ser abusivas. Assim sucederá, nos termos gerais quando, por defrontar a

17 VER ATUAL PRECEITO DA LOSJ

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confiança ou a materialidade subjacente, elas se apresentem contrárias à boa fé. A


jurisprudência em sancionado ocorrências desse tipo. Esta dimensão é importante. As
sociedades tornam-se facilmente vítimas de raiders que impugnam, sem fundamento, as mais
diversas deliberações sociais. Além das situações de abuso, podemos ainda computar as
hipóteses de condenação do seu autor como litigante de má fé e de ele incorrer em
responsabilidade civil por culpa in petendo. Ambas as eventualidades devem ser reconduzidas
aos princípios gerais que norteiam esses institutos.

164
§37.º - Eficácia do caso julgado

Generalidades; eficácia interna: o artigo 61.º CSC fixa a eficácia do caso julgado que
se forme em ação de declaração de nulidade ou de anulação de deliberação social. O n.º1
reporta-se à eficácia interna; o n.º2, à externa. Pergunta-se se o juiz tem jurisdição de mérito
ou apenas, de legalidade: no primeiro caso, ele apreciaria a oportunidade e a valia de
determinada deliberação; no segundo, estarão em jogo, apenas, juízos de legalidade. À partida,
a jurisdição será, aqui, de mera legalidade. Desde logo porque o juiz apenas pode invalidar
deliberações; não as pode substituir por outras, mais oportunas. De seguida porque não lhe
são pedidos juízos técnicos, no plano da gestão: apenas uma verificação de conformidade
com as regras aplicáveis. Todavia, o juiz poderá ter de concretizar conceitos indeterminados.
Assim sucederá em três eventualidades exemplificativas:
 Na de a própria ação de invalidação ser abusiva;
 Na de se jogar a violação da boa fé;
 Na de estarem em causa votos abusivos.
Nesses planos, a deliberação que traduza uma saída impossível ou, pelo contrário, um erro
grosseiro, não poderá deixar de ser alvo da sindicância material do juiz. Em suma: temos um
contencioso de legalidade, mas no qual o mérito pode fazer a sua aparição. Passemos à
eficácia interna do caso julgado. Segundo o artigo 61.º, n.º1 CSC:
«A sentença que declarar nula ou anular uma deliberação é eficaz contra e a favor de todos os
sócios e órgãos da sociedade, mesmo que não tenham sido parte ou não tenham intervindo na
ação».
O preceito é claro. Duas delimitações: o caso julgado assim formado não opera quando a
causa de invalidação seja diversa; todavia, isso funciona para causas de pedir diferentes e não
para fundamentações distintas, uma vez que estas não são cobertas pelo caso julgado.

A eficácia externa: as sociedades constituem pessoas coletivas autónomas. Opõem-se,


só por si, erga omnes. As suas deliberações – e as ações que se lhe reportem – tendem, também,
a contundir com terceiros. Donde a necessidade de, aos casos julgados que se formem nesse
âmbito, atribuir eficácia perante terceiros ou eficácia externa. Segundo o n.º2 do mesmo
preceito:

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«A deliberação de nulidade ou a anulação não prejudica os direitos adquiridos de boa fé por


terceiros, com fundamento em atos praticados em execução da deliberação; o conhecimento da
nulidade ou da anulabilidade exclui a boa fé».
O preceito visa tutelar a confiança de terceiros. As ações de declaração de nulidade ou de
anulação de deliberações sociais estão sujeitas a registo comercial (artigo 9.º, alínea e) CRCom:
um elemento importante para o seu conhecimento). De todo o modo, compreende-se ser
inexigível, a qualquer particular que contrate com uma sociedade, o ir indagar, junto do
registo comercial, se não estará alguma ação de invalidação de uma deliberação em cujo
prolongamento surja o negócio que lhe interesse. O registo da ação não impede, pois, a boa
fé de terceiros. Pergunta-se se a boa fé aqui referida é psicológica ou ética. No primeiro caso, 165
aproveita a mera ignorância; no segundo, apenas a ignorância desculpável, isto é: a ignorância
que não derive da inobservância de deveres de cuidado aplicável in casu. Por força de vetores
gerais do ordenamento, aqui presentes, a boa fé terá de o ser na sua dimensão ética. De todo
o modo, não há, em princípio e no que tanja a terceiros estranhos, quaisquer especiais deveres
de indagação.

§37.º - A renovação de deliberações

Generalidades; a deliberação nula: o Direito das sociedades revela uma acentuada


preocupação com as perturbações que a pendência de ações de invalidade de deliberações
sempre representa para os entes coletivos. A essa luz, compreende-se o papel proeminente
dado à anulabilidade e o estabelecimento de um prazo curto para a sua propositura: 30 dias.
Todavia: uma vez intentada, a ação de invalidação poderá pender durante anos, com tudo o
que isso representa de incerteza e de publicidade negativa para a sociedade e os seus sócios.
O problema tem uma saída através da renovação da deliberação inválida, renovação essa que
poderá operar ad cautelam: afirmada a presença de certo vício e independentemente de se
aceitar tal asserção, poder-se-ia retomar a deliberação sem o ponto questionado. O interesse
prático da figura é, assim, muito grande, o que é atestado por numerosa jurisprudência
ilustrativa. A primeira previsão do artigo 62.º CSC é a de uma deliberação nula por força do
artigo 56.º, n.º1, alínea a) ou b) CSC, isto é: inquinada por vício de procedimento (grave).
Compreende-se que possa ser tomada uma segunda deliberação com o mesmo conteúdo,
mas que corrija o óbice antes verificado. A essa deliberação pode a assembleia atribuir eficácia
retroativa, ressalvados os direitos de terceiros. Fica claro, logo aqui, que não se trata de uma
convalidação ou de uma sanação da primeira deliberação: antes ocorre uma segunda e própria
deliberação, que visa produzir os mesmos efeitos jurídicos da anterior, mas agora sem a
pendência da invalidação. A contrario sensu, não é possível renovar deliberações nulas por força
do artigo 56.º, n.º1, alíneas c) e d) CSC: desta feita, o vício é substantivo; nova deliberação,
para ser válida, teria forçosamente de ser diferente da anterior.

A deliberação anulável: no artigo 60.º, n.º2 o Código prevê:


«A anulabilidade cessa quando os sócios renovem a deliberação anulável mediante outra
deliberação, desde que esta não enforme do vício da precedente».

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Desta feita, não se distinguem vícios formais e vícios substantivos. No entanto, há uma lógica
subjacente irrecusável: uma verdadeira renovação postula que a segunda deliberação tenha
um conteúdo idêntico ao da primeira, sob pena de lidarmos com algo de distinto, que se
suceda no tempo. Ora um conteúdo idêntico e sem vícios só será compaginável com
problemas de ordem formal. Todavia, a indistinção da lei pode ser proveitosa: pode haver
vícios substanciais que, em nova deliberação, não mais possam ser invocados; basta, para
tanto, a aprovação unânime dos sócios. Também aqui se pode atribuir eficácia retroativa,
como se extrai da 2.ª parte do artigo 62.º, n.º2 CSC. Essa 2.ª parte permite ao sócio, que nisso
tenha um interesse atendível, obter a anulação da primeira deliberação, relativamente ao
período anterior ao da deliberação renovatória. A retroatividade já não será aplicável quando 166
estejam em causa institutos de Direito Civil, como, por exemplo, uma assembleia de
condóminos. O artigo 62.º, n.º3 CSC permite que a sociedade, ré numa ação de impugnação,
requeira ao tribunal um prazo para renovar a deliberação. O prazo a requerer deve ser
razoável. Todavia, o tribunal só o concederá quando a deliberação em jogo for renovável.
Encontramos, aqui, um novo elemento de favor societatis.

Capítulo V – A administração das


sociedades18

Secção I – Aspetos gerais

§38.º - Papel: gestão e representação

A administração como cerne do Direito das Sociedades: as sociedades


correspondem a um modo coletivo de funcionamento do Direito. Tanto quanto sabemos,
apenas a pessoa singular pode acatar normas jurídicas, sentindo a inerente necessidade moral
de cumprir as obrigações e desfrutando da liberdade psicológica inerente às permissões.
Como foi explicado, a personalidade coletiva traduz, antes de mais, a aplicabilidade de um
regime. Dirigir uma regra a uma pessoa coletiva implica depois, através desta, o acionamento
de muitas outras regras que irão, mais ou menos mediatamente, desembocar em
incumbências que recaem sobre pessoas singulares. No centro de toda esta problemática,
encontramos a administração. Em termos societários, a administração traduz:
 O conjunto das pessoas que têm a seu cargo a função de administrar uma sociedade;
em certos casos, poderá tratar-se de uma pessoa singular única;

Cordeiro, António Menezes; Direito das Sociedades, Parte Geral, Volume I; Almedina editores; 3.ª edição;
18

Coimbra, Maio 2011.

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 O ato ou o efeito de administrar essa mesma sociedade.


Na primeira aceção, temos a administração a subjetiva, no segundo, a objetiva. Em termos
subjetivos, pode-se usar a expressão consagrada administrador. Esta cobre as figuras dos
gerentes, dos administradores stricto sensu e dos administradores executivos, em função do
concreto tipo societário em jogo. Pois bem: o que façam ou deixem de fazer as sociedades,
nas mais diversas circunstâncias, lícita ou ilicitamente, é obra dos administradores. O papel
da administração das sociedades assume uma dimensão considerável: por certo que a mais
importante de quantas são legitimadas pelo Direito das sociedades e das mais significativas
das reconhecidas pelos diversos ramos jurídicos. O atual discurso jurídico processa-se,
necessariamente, num nível de grande abstração. Mas há que apor limites a tal processamento, 167
em nome das realidades da vida e da própria estrutura prática do Direito. Assim, as regras
destinadas às sociedades são, no fundo, comandos dirigidos às administrações. A
administração das sociedades constitui o cerne do Direito das sociedades: ponto em torno
do qual tudo orbita e destino final de todas as construções e institutos. Todavia, a matéria
está pouco estudada. Surge, mesmo, algo secundarizada na lei. Este estado de coisas tende a
mudar, perante o influxo representado pela responsabilidade dos administradores e dada a
exigência crescente de desempenho, implicada pelo universo, algo ambíguo, da corporate
governance. Uma exposição geral de Direito das sociedades não pode ficar indiferente a este
poderoso movimento dos nossos dias.

O problema dos interesses: questão importante e suscetível de infletir os raciocínios


subsequentes é a de saber se o administrador está ao serviço dos sócios ou da sociedade ou,
se se quiser: que interesses serve ou deve servir. Por isso vamos abordar, de imediato, o tema.
Deixaremos de parte as hipóteses de, formalmente, o administrador estar ao seu próprio
serviço ou ao de terceiros. É evidente que o está, ou pode estar; todavia, quando tais atuações
conflituem com normas destinadas à defesa da sociedade ou dos sócios, estas prevalecem.
Esta discussão entronca, com facilidade, numa outra: a de saber se há interesses próprios da
sociedade e se tais interesses são distintos dos dos sócios. Primeiro temos de saber do que
falamos. Não há nenhuma definição constitucional ou meramente legal de interesse. Quem
utilize esse termo e o defenda como operacional tem, como elementar manifestação de
seriedade intelectual e científica, o ónus de o explicar. Pela nossa parte, embora não o usemos,
vamos tentar clarificar o tema.
 Em sentido subjetivo: o interesse traduz uma relação de apetência entre o sujeito
considerado e as realidades ou os seus desejos;
 Em sentido objetivo: o interesse traduz a relação entre o sujeito com necessidades
e os bens aptos a satisfazê-las.
Parece evidente que esses conceitos são diferentes. Para um jogador compulsivo, o interesse
(subjetivo) será o de encontrar um casino onde passar a noite; em termos objetivos, o seu
interesse seria ir para casa descansar, com vista ao trabalho do dia seguinte. Eis o problema:
se releva o interesse subjetivo, caberá ao próprio interessado defini-lo; o Direito apenas fixará
limites às atuações resultantes das opções que ele faça. Se predominar o interesse objetivo,
terá de haver alguém exterior que o defina. Tal definição não poderá ser arbitrária – ou saímos
do Direito. Quer isso dizer que a explicitação do interesse objetivo deverá ser feita por
normas de conduta, dirigidas ao sujeito. No exemplo do jogador: é proibida a permanência
de jogadores compulsivos nos casinos, depois da meia noite. Temos de nos recordar que o

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interesse não foi descoberta recente, assim como recentes não são as considerações que,
dando-lhe todo um papel, não o aceitam como categoria dogmática. Agora o interesse, só
por si e sem regras que o definam e mandem prosseguir, não é bitola de coisa nenhuma.
Antes surge como arrimo linguístico nada inovador e, sobretudo: juridicamente
inoperacional. Algumas leis, incluindo o Código Civil, utilizam o termo interesse. Aí, teremos
de lhe atribuir um sentido útil. Por exclusão, não está em causa o interesse subjetivo: este
pode ser qualquer um, conforme as pessoas, pelo que não tem operacionalidade dogmática.
Queda uma saída objetiva, sendo de eleger uma fórmula que possa ser usada pelo Direito.
Acolhemos a noção desenvolvida por Paulo Mota Pinto: uma realidade protegida por
normas jurídicas as quais, quando violadas, dão azo a um dano. Quando a Lei refira 168
interesses, remete o intérprete-aplicador para realidades juridicamente relevantes e que
tenham a tutela jurídica. Mais precisamente, ela visualiza: ou o conteúdo de um direito
subjetivo ou a área acautelada por normas de proteção. Por esta via (e revendo, um tanto,
posições anteriores) , consegue-se aproveitar a remissão legal para interesses.

Ao serviço: dos sócios, da sociedade ou de terceiros? O administrador serve a


sociedade ou os sócios? Se regressarmos à técnica anterior, perguntaríamos se o
administrador serve os interesses da sociedade ou os dos sócios. Admitamos que sejam os
da sociedade:
 Em sentido subjetivo: esses interesses terão de ser selecionados dentro dos órgãos
sociais, o que acabará por descambar na decisão dos sócios;
 Em sentido objetivo: tais interesses seriam escalonados pelo tribunal, de acordo
com regras jurídicas; tais regras teriam de ser claras, estritas e constitucionais, já que
elas viriam cercear a livre iniciativa dos sócios.
Admitindo agora que o administrador sirva os interesses dos sócios: em sentido subjetivo, a
sua definição caber-lhes-ia; em sentido objetivo, surgem as tais regras injuntivas que se
fundirão com as que definam o interesse objetivo da própria sociedade. Confirma-se, assim,
o círculo: no que a lei permita, cabe aos sócios definir os interesses da sociedade e os seus
próprios; fora disso, funcionará o Direito objetivo. O problema resolve-se com a noção
jurídica de interesse: o administrador deve respeitar as posições protegidas pelo Direito
(interesses); quer dos sócios, quer das sociedades. Mas devemos ser mais ambiciosos. De
facto a referência aos interesses da sociedade encobre uma outra questão e da maior
importância: deve o administrador atender, em cada momento, às indicações dos sócios ou,
pelo contrário, caber-lhe-á decidir com vista ao médio e ao longo prazo, de tal modo que o
interesse objetivo da sociedade e dos sócios, definido na base do lucro, do crescimento ou
do êxito empresariais, prevaleça sobre quaisquer outras bitolas? A lei dá grande margem aos
administradores, particularmente no campo das sociedades anónimas: veja-se o artigo 373.º,
n.º3 CSC, que veda à assembleia geral a interferência na gestão da sociedade, salvo se por
iniciativa dos próprios administradores. Tal margem destina-se, justamente, a permitir, aos
administradores, pensarem no tal médio e no longo prazo. Isto dito, recoloca-se o tema:
médio e longo prazo tendo em vista as vantagens sociais ou as dos sócios? A sociedade é
sempre um regime jurídico. Ela não sofre nem ri: apenas o ser humano o pode fazer. Separar
a sociedade dos sócios é má escolha: despersonaliza um instituto que uma longa experiência
mostrou melhor estar no Direito privado. O administrador servirá, pois, os sócios. Mas não
enquanto pessoas singulares: antes enquanto partes que puseram a gestão dos seus valores

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num modo coletivo de tutela e de proteção. Nesse modo coletivo interferem normas que
recordarão, entre outros aspetos:
 Que a boa saúde das sociedades é vantajosa para o mercado;
 Que há setores sensíveis onde regras técnicas e prudenciais devem ser seguidas; banca
e seguros;
 Que as sociedades a que se acolhem empresas dão emprego e criam riqueza para o
País.
Tudo isto tem de ser acatado. Poderemos exprimi-lo dizendo que os administradores servem 169
a sociedade, na qual os sócios têm um papel importante, mas não exclusivo. E as vantagens
dos sócios são prosseguidas em modo coletivo, o que é dizer: de acordo com as regras
societárias aplicáveis. A nova redação do artigo 64.º, n.º1, alínea b) CSC, abaixo examinada,
que determina atender aos interesses da sociedade, dos sócios, dos trabalhadores, dos clientes
e dos credores, manda, no fundo, respeitar as regras que tutelam as inerentes posições. Nem
de outro modo poderia ser, pois os conflitos de interesses entre essas entidades são tais que
nenhum administrador poderia decidir fosse o que fosse.

O poder de gestão: em termos jurídicos, os administradores têm dois poderes, de


conteúdo muito vasto:
 O poder de gerir ou de administrar;
 O poder de representar.
Apesar da natureza básica desta matéria, o Código não a considerou na sua parte geral.
Recorrendo aos diversos tipos societários, encontramos:
 Nas sociedades em nome coletivo: a administração e a representação da sociedade
competem aos gerentes (artigo 192.º, n.º1 CSC);
 Nas sociedades por quotas: a sociedade é administrada e representada por um ou
mais gerentes (artigo 252.º, n.º1 CSC);
 Nas sociedades anónimas de tipo latino: compete ao conselho de administração
gerir as atividades da sociedade e o conselho de administração tem exclusivos e
plenos poderes de representação da sociedade (artigo 405.º, n.º1 e 2 CSC);
 Nas sociedades anónimas de tipo germânico: compete ao conselho de
administração executivo gerir as atividades da sociedade e o conselho de
administração executivo tem plenos poderes de representação da sociedade perante
terceiros (artigo 431.º, n.º1 e 2 CSC);
 Nas sociedades em comandita: haverá que aplicar as regras das sociedades em
nome coletivo (artigo 474.º CSC) ou anónimas (artigo 478.º CSC) conforme se trata
de comandita simples ou de comandita por ações.
O Código das Sociedades Comerciais não dá uma noção explícita de administração das
sociedades.

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1. Nas sociedades em nome coletivo, diz-se que a competência dos gerentes, tanto
para administrar como para representar a sociedade, deve ser sempre exercida dentro
dos limites do objeto social (artigo 192.º, n.º2 CSC);
2. Nas sociedades por quotas, manda o artigo 259.º CSC: os gerentes devem praticar
os atos que forem necessários ou convenientes para a realização do objeto social,
com respeito pelas deliberações dos sócios;
3. A propósito das sociedades anónimas, já se anotou a fórmula ampla do artigo
405.º, n.º1 CSC, que fala em gerir as atividades da sociedade o artigo 406.º CSC
enumera os poderes de gestão: compete ao conselho de administração deliberar sobre 170
qualquer assunto de administração da sociedade, nomeadamente; seguem-se 13
pontos, que vão desde a escolha do presidente até qualquer outro assunto sobre o
qual algum administrador requeira deliberação do conselho. A enumeração é,
assumidamente, exemplificativa, de tal modo que o próprio Código das Sociedades
Comerciais acrescenta, em preceitos dispersos, outros pontos; como exemplo:
compete ao conselho de administração, em certos casos, deliberar a emissão de
obrigações (artigo 350.º, n.º1 CSC).
Cumpre recorrer ao Direito comum. A expressão administração aparece-nos dezenas de
vezes, no Código Civil. Tem, aí, diversas aceções. Pois bem: dessas diversas aceções, para
além de flutuações de linguagem que escaparam às revisões do Código Civil, resultam linhas
reitoras. A administração reporta-se a patrimónios, a bens ou a coisas, de modo a traduzir,
em termos compreensivos, um conjunto de atuações insuscetíveis de enumeração em
concreto ou, sequer, de definição: tudo depende, em cada caso, da realidade de cuja
administração se trate. Por vezes, a lei introduz limitações nas concretas entre atos de
administração e de disposição. Trata-se, porém, de uma contraposição relativa: caso a caso
haverá que determinar o preciso âmbito da administração e da disposição. A ideia básica é a
indeterminação dos poderes ou potencialidades de atuação, a incluir na administração. Esta
apenas pode ser determinada: pela negativa, retirando-lhe faculdades, como sejam a
disposição ou a administração extraordinária; pelo objeto, de acordo com a realidade a que
respeite e pela finalidade. As sociedades comerciais têm personalidade (artigo 5.º CSC) e
capacidade jurídica: esta compreende os direitos e as obrigações necessárias ou convenientes
à prossecução do seu fim (artigo 6.º, n.º1, 1.ª parte CSC). A administração de uma sociedade
vem definir-se, perante esta realidade, com recurso a duas coordenadas: uma positiva e
material e outra negativa e formal. Diremos que a administração abrange o conjunto de
atuações materiais e jurídicas imputáveis a uma sociedade que não estejam, por lei, reservadas
a outros órgãos. A competência genérica e residual para agir, reservadas a outros órgãos. A
competência genérica e residual para agir, pela sociedade, cabe à administração: é o que se
infere dos artigos 259.º e 405.º, n.º1 CSC. A prática jurídica e societária tem reservado a ideia
de administração para a atuação dos próprios administradores. Mas ela poderia ser alargada
a outras pessoas a quem sejam confiadas funções de administração (artigo 80.º CSC). Resta
acrescentar que, também na prática, surgem, como sinónimas, as locuções administração,
gerência e gestão. Tecnicamente, a administração é um direito potestativo: traduz a permissão
normativa que os administradores têm de decidir e de agir, em termos materiais e jurídicos,
no âmbito dos direitos e dos deveres da sociedade. Embora se trate de um direito – os
administradores são autónomos, ou teriam de ir procurar a administração noutra instância –

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é um direito funcional ou fiduciário: os administradores devem observar regras e agir na base


da lealdade: pontos importantes.

O poder de representação: ao lado do poder de administrar, o administrador tem,


como segundo pilar da sua posição, o de representar a sociedade. A representação é
uniformemente atribuída aos gerentes (artigos 192.º, n.º1 e 252.º, n.º1 CSC) ao conselho de
administração (artigo 405.º, n.º2 CSC) e ao conselho de administração executivo (artigo
431.º,n.º2 CSC). Trata-se do vínculo jurídico, de base legal, que permite imputar à pessoa
coletiva os atos dos seus órgãos e, para o caso: à sociedade, a atuação dos administradores.
À partida, o âmbito dos poderes de representação estaria delimitado pelo da própria
171
administração. A tutela da confiança levou o legislador português a estabelecer um esquema
inverso: quando, no uso formal de poderes de representação, o administrador ultrapasse o
que lhe caberia, a imputação funciona: artigo 6.º, n.º4 CSC «não limitam a capacidade da
sociedade…». Conectada com a imputação de atos provenientes do vínculo de representação,
surge a imputação, ao ente coletivo, de factos ilícitos. A lei (artigo 6.º, n.º5 CSC) não fala,
aqui, em representação, apenas remetendo para o regime da comissão. Como sabemos, a
representação aqui figurada não equivale à representação em sentido técnico. Antes se trata
de um modo cómodo sugestivo de exprimir os nexos de organicidade que imputam, ao ser
coletivo, a atuação dos titulares dos seus órgãos. Por isso, quando a lei fale em representantes
da sociedade, teremos de ver, pela interpretação, se estamos perante representantes
voluntários, constituídos nos termos dos artigos 262.º CC, para a prática de certos atos 19 ou
se, pelo contrário, estão em causa os verdadeiros e próprios administradores. Os efeitos de
uma ou de outra dessas duas possibilidades são distintos. Em termos técnicos, também a
representação dos administradores se apresenta como um direito potestativo. Ela envolve a
permissão de, agindo em nome e por conta da sociedade, produzir efeitos jurídicos que se
projetam imediata e automaticamente na esfera desta. A representação orgânica tem,
subjacente, a administração e os condimentos que a norteiam. Trata-se de duas facetas de
uma mesma realidade, que cumpre cindir, para efeitos de análise.

Secção II – Os deveres fundamentais dos


administradores

§39.º - O artigo 64.º CSC

Redação atual: os administradores dispõem dos poderes básicos de gestão e de


representação. Tais poderes não devem ser exercidos arbitrariamente. O Direito não pode,
todavia, descer a cada situação, de modo a, aí, explicitar a forma do exercício. Prevê
determinadas obrigações concretas, em pontos delicados e predeterminados e elabora
grandes diretrizes, de construção difícil, mas inevitável. No centro do problema surge-nos o
artigo 64.º CSC, precisamente epigrafado deveres fundamentais. A propósito desse preceito, da

19 Segundo a boa doutrina, é isso o que se passa no artigo 6.º, n.º5 CSC.

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sua evolução, da sua crítica e daquilo que ele representa, podemos expor a matéria dos
deveres fundamentais dos administradores. O artigo 64.º, n.º1 CSC, na versão da reforma de
2006, vem dispor:
«1. Os gerentes ou administradores da sociedade devem observar:
«a) Deveres de cuidado, revelando a disponibilidade, a competência técnica e o conhecimento
da atividade da sociedade adequados às suas funções e empregando nesse âmbito a diligência
de um gestor criterioso e ordenado; e
«b) Deveres de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo
dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade 172
da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores».
A uma primeira leitura: temos um preceito pesado, que condensa, em duas alíneas, uma série
complexa de mensagens normativas. E compulsada a reforma, verifica-se que todo o
conjunto das enunciadas medidas relativas ao governo das sociedades – que chega a dar o
nome o projeto – acaba, afinal, por desaguar no artigo 64.º, n.º1 CSC, acima transcrito. Este
preceito, mesmo quando aquém da desmesurada importância que lhe deu o legislador
histórico, tem um relevo inegável, que justifica alguma atenção.

As redações anteriores: o artigo 64.º CSC tem uma história movimentada: diz muito
sobre várias experiências europeias e sobre os mores legislativos nacionais. Vamos recordá-la.
Na origem temos o artigo 17.º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 49.381, 15 novembro 1969. Este
preceito, visando introduzir um capítulo sobre a responsabilidade dos administradores, veio
dispor:
«Os administradores da sociedade são obrigados a empregar a diligência de um gestor criterioso
e ordenado».
Trata-se de uma regra inspirada por Raúl Ventura. Esse mesmo preceito foi basicamente
acolhido no artigo 64.º CSC, versão original. Com um acrescento: a sua redação surge
completada, ficando com a seguinte composição, agora sob a epígrafe dever de diligência:
«Os gerentes, administradores ou diretores de uma sociedade devem atuar com a diligência de
um gestor criterioso e ordenado, no interesse da sociedade, tendo em conta os interesses dos sócios
e dos trabalhadores».
Desta feita, o aditivo no interesse da sociedade, tendo em conta os interesses dos sócios e dos trabalhadores
adveio, por indicação de Brito Correia, da proposta da 5.ª Diretriz das sociedades comerciais,
a qual, de resto, nunca foi adotada, no plano europeu. No projeto da que seria a reforma de
2006, da CMVM, posto a discussão pública, o preceito surgia desdobrado em dois números:
o n.º1 relativo aos administradores, e o n.º2 quanto à fiscalização. Releva, aqui, apenas o
primeiro, assim redigido, agora sob a epígrafe dever de diligência e de lealdade:
«1. Os gerentes ou administradores da sociedade devem atuar com a diligência de um gestor
criterioso e ordenado e com lealdade, no interesse da sociedade, tendo em conta os interesses dos
sócios e dos trabalhadores».
Por inspiração da CMVM, foi acrescentado com lealdade. Palavras simples, mas com inúmeras
implicações jurídico-científicas, como veremos. Estávamos na tradição alemã, ainda que com

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elementos heterogéneos. Finalmente, o artigo 64.º, n.º1 CSC, versão definitiva proveniente
da reforma e acima transcrito, desta feita epigrafado deveres fundamentais, veio:
 Articular, em alíneas separadas, os deveres de cuidado e de lealdade;
 Explicitar o conteúdo dos deveres de cuidado e rematar com a diligência de um
gestor criterioso e ordenado;
 Desenvolver o teor dos deveres de lealdade, aí inserindo, entre os elementos a
atender, a referência a diversos interesses.
Os deveres de cuidado são de origem anglo-saxónica. As concretizações de tais deveres, bem 173
como os desenvolvimentos levados a cabo a propósito da lealdade, corresponderiam a ideias
da CMVM, tanto quanto veio a público. Mais precisamente: às ideias destinadas a dar forma
ao denominado governo das sociedades ou corporate governance, de cepa norte-americana.
Também a contraposição entre deveres de cuidado e deveres de lealdade (Estados Unidos)
ou fiduciários (Inglaterra) é típica dos manuais de Direito das sociedades de além-Atlântico
ou de além-Mancha. Ao já colorido Direito português soma-se, assim, uma massa de língua
inglesa. Cabe ao intérprete estudar o assunto, naturalmente: problemático.

As componentes jurídico-científicas: o artigo 64.º, n.º1 CSC não corresponde a


quaisquer desenvolvimentos nacionais: nem doutrinais, nem jurisprudenciais. Grosso modo,
ele traduz uma série de aportações retiradas de fontes exteriores, desinseridas dos sistemas
que as originariam. Parece-nos claro que, tal como se apresentam e a serem juridicamente
operacionais, essas aportações irão encontrar um novo equilíbrio e um sentido conjunto e
coerente. Pelo menos: será papel dos juristas nacionais trabalhar com esse objetivo. O
primeiro passo para a reconstrução do artigo 64.º, n.º1 CSC terá de consistir no levantamento
das parcelas que o compõem e no seu estudo, à luz dos sistemas dadores. Iremos, assim,
considerar sucessivamente:
 A diligência de um gestor criterioso;
 Os interesses da sociedade, dos sócios e dos trabalhadores;
 Os deveres de lealdade;
 Os deveres de cuidado;
 O governo das sociedades.
Acrescentamos, ainda, um ponto metodológico insofismável: estamos numa área muito
densa, com estreitas conexões civis, e nas quais não é de esperar descobertas, capazes de
dispensar todo um estudo histórico e dogmático.

§40.º - A diligência de um gestor criterioso

A origem da bitola de diligência: a denominada bitola de diligência de gestor


criterioso remonta ao AktG alemão de 1937. Mais precisamente, ao seu §84 que,

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introduzindo à responsabilidade dos membros da direção das sociedades anónimas, dispunha,


no seu n.º1:
«Os membros da direção devem aplicar, na sua condução da sociedade, o cuidado de um gestor
ordenado e consciencioso. Devem manter sigilo sobre os dados confidenciais».
A doutrina explicava que uma responsabilização dos administradores independente de culpa
levaria a resultados injustos. A regra legal conduziria, deste modo, à culpa e à sua necessidade.
Esclarecemos, no plano terminológico, que cuidado (Sorgfalt) sempre foi vertido, em
português, por diligência; nada tem a ver com o novo cuidado (care), anglo-saxónico e com a
tradição distinta, a ele ligada. A doutrina foi aprofundado o sentido da bitola do dever de 174
diligência explicando que, sendo objetiva, ela se afirmaria pelo tipo, pelo âmbito e pela
dimensão da sociedade. Tal bitola seria mais exigente do que a relativa ao comum
comerciante, uma vez que se gerem bens alheios. De outro modo, bastaria apelar ao bonus
pater famílias. Na atualidade, a bitola de diligência do gestor ordenado e consciencioso
mantém-se firme, no seu papel na responsabilidade civil. Fundamentalmente em causa está
a compatibililzação entre a discricionariedade empresarial e as restrições impostas, quer pelo
ordenamento, quer pelas realidades da sociedade. A doutrina explica que, pelo seu teor, o
§93/I AktG reporta uma bitola de culpa. Todavia, o preceito é levado a uma dupla função,
assumindo ainda o papel de uma previsão geral de responsabilidade (de ilicitude).

O business judgement rule: interessa fazer aqui uma referência ao business judgement
rule, introduzindo no §93/I, 2 AKtG, em 2005. Esse diploma, depois da consagração da
bitola de diligência, que se mantém, veio acrescentar:
«Não há um violação de dever quando o membro da direção, na base de informação adequada,
devesse razoavelmente aceitar que, aquando da decisão empresarial, agia em prol da sociedade».
Trata-se de uma regra de origem norte-americana20. Resumindo: na base de um enérgico
sistema de responsabilidade civil, a responsabilidade dos administradores era transferida para
as seguradoras; estas negociavam com os queixosos; todavia, o incremento das
indemnizações levou as seguradoras a retraírem-se, excluindo numerosas hipóteses de
responsabilidade. O sistema reagiu: através do business judgement rule, os administradores não
seriam demandáveis quando mostrassem que agiram, com os elementos disponíveis, dentro
das margens que lhes competiriam, em termos de negócios. Com a seguinte consequência
prática: nos casos de negligência, a responsabilidade é excluída quando se mostre que o
administrador agiu dentro da razoabilidade dos negócios. Digamos que se lhe reconhece,
para além da esfera representada pelo cuidado do gestor ordenado e consciencioso, mais um
campo de ação onde podem ocorrer atuações inovatórias. Trata-se de uma saída já antecipada
pela jurisprudência nos casos ARAG e Siemens/Nold. Criada para as sociedades anónimas,
a regra tem vindo a ser aplicada, por analogia, também às sociedades por quotas. No campo
dos quadros jurídicos anglo-saxónicos, o business judgement rule opera como uma causa de
isenção de responsabilidade, não cabendo discutir se enquanto causa de justificação de
ilicitude ou causa de excusa (tal discussão, como é sabido, pressupõe a contraposição entre a
culpa e a ilicitude, desconhecida no Direito anglo-saxónico). Feita a transposição para os
Direitos continentais, há que reconduzi-lo aos quadros competentes. A mera leitura do

20Em inglês do Reino Unido, escreve-se judgement; no dos Estados Unidos judgment; por isso surge ora uma ora
outra das duas grafias, consoante a origem ou a fonte inspiradora dos diversos autores.

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§93(1), 2, mostra que estamos perante uma específica exclusão da ilicitude: não de culpa. E
num efeito de retorno: mais claro fica que a diligência equivale a uma bitola de conduta, fonte
de ilicitude quando violada. Adiantemos, por fim, que o business judgement rule também foi
transposto para o nosso Direito: artigo 72.º, n.º2 CSC. É estranho: não logramos, no Direito
português, nenhum surto de responsabilização dos administradores que pudesse justificar tal
cautela.

A transposição para o Direito português: a diligência do gestor criterioso foi, como


vimos, transposta para o Direito português pelo artigo 17.º Decreto-Lei n.º 49.381, 15
novembro 1969. A análise dos seus vastos trabalhos preparatórios bem como das
175
subsequentes explicações dadas pelos ilustres autores do anteprojeto, permite algumas
conclusões interessantes:
 O legislador material conhecia bem os diversos sistemas europeus, tendo optado pela
fórmula do AktG alemão: tecnicamente mais apurada e consonante com a tradição
nacional;
 Além disso, apercebeu-se do dilema culpa/ilicitude, tendo acabado por aproximar a
diligência de uma norma de conduta e, portanto: de fonte de ilicitude, quando violada,
sujeita a subsequente e eventual juízo de culpa.
Cifra-se, logo aí, uma linha coerente, interrompida, segundo parece, em 2006. Torna-se
evidente que a mera transposição de 1969 nunca poderia assegurar a deslocação, para o nosso
Direito, de todos os desenvolvimentos alemães do que acima demos conta. De resto: muitos
deles são subsequentes a essa data. Registamos, todavia, que o preceito manteve a lógica da
origem, surgindo como uma regra de responsabilidade civil dos administradores. Mas a partir
daí, como classifica-la? Regra de conduta ou bitola de culpa? A resposta é complexa e exige
uma prévia ponderação metodológica, que reduziremos ao mínimo. Perante a realidade
jurídica nacional e considerando as comuns e elementares aspirações de coerência jurídico-
científica, não vemos qualquer utilidade em duplicar (ou multiplicar) os sistemas de
responsabilidade civil. Isto dito: em sentido normativo, a diligência equivale ao grau de
esforço exigível para determinar e executar a conduta que integra o cumprimento de
um dever. Trata-se de uma regra de conduta, ou melhor: de parte de uma regra de conduta,
que deve ser determinada independentemente de qualquer responsabilidade e, logo: de culpa.
A violação do dever de diligência dá azo a responsabilidade e, logo: de culpa. A violação do
dever de diligência dá azo a ilicitude: não a mera medida de culpa. A bitola de diligência é,
nos termos gerais, uma regra de conduta. Mas incompleta: apenas em conjunto com outras
normas, ela poderá ter um conteúdo útil e preciso. Com efeito, ninguém atua diligentemente,
tout court: há que saber de que conduta se trata para, então, fixar o grau de esforço exigido na
atuação em jogo.

O Código das Sociedades Comerciais em 1986 e em 2006: a orientação acima


apontada – a do dever de diligência como quantum de esforço normativamente exigível, aos
administradores, no cumprimento dos seus deveres – mais fortalecida fica quando se passa
ao artigo 64.º CSC, na sua versão original. Esse preceito, perante a arrumação das matérias
adotada pelo Código, ficou geograficamente desligado da responsabilidade dos
administradores, passando a integrar um capítulo próprio sobre a administração. Ora,
perante a natureza científica assumida pelo Código, não seria crucial ver, em sítio tão

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desgarrado, uma referência a uma bitola de culpa, sem qualquer menção às condutas de onde
ela emergia. Tínhamos, pois:
 Uma bitola de esforço;
 Reportada a um modelo objetivo e abstrato: o gestor criterioso e ordenado.
Tudo isso foi sendo concretizado pela jurisprudência, em função dos diversos deveres a
executar. A referência aos interesses (da sociedade, dos sócios e dos trabalhadores) já surge
como um corpo estranho. Todavia, poderíamos absorve-la encontrando aí pontos auxiliares
para a concretização de deveres incompletos de conduta e, portanto: carecidos de
176
preenchimento com certas bitolas de esforço que, agora, apareciam direcionadas. Em 2006,
tudo isso oscila. A diligência parece deixar de ser uma bitola geral de determinação do esforço
requerido aos administradores para a execução dos seus deveres, ameaçando limitar-se a algo
de bastante diverso, como a seu tempo veremos.

§41.º - A atuação no interesse da sociedade

A origem da referência aos interesses: no projeto do Código das Sociedades


Comerciais, publicado em 1983, o artigo 64.º surgia com uma redação muito semelhante à
do artigo 17.º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 49.381, 25 novembro 1969. Dizia-se, aí, no artigo 92.º,
que encimava um preceito sobre a responsabilidade dos administradores:
«Os gerentes, administradores ou diretores duma sociedade devem atuar com a diligência de um
gestor criterioso e ordenado».
Todavia, na fase final da revisão do projeto, sem qualquer indicação justificativa, o preceito
fi retirado da responsabilidade civil, sendo feito o acrescento:
«(…) no interesse da sociedade, tendo em contra os interesses dos acionistas e dos trabalhadores».
Sabe-se hoje que se tratou de uma iniciativa de Luís Brito Correia, a quem o então Ministro
da Justiça terá pedido uma última revisão do Código. Donde provém tal ideia e qual o seu
sentido? Tal fonte – como também refere Brito Correia – adveio, sim, do projeto modificado
de 5.ª Diretriz do Direito das sociedades. Mais precisamente: do seu artigo 10.º, alínea a) e
n.º2, que dispõe:
«Todos os membros dos órgãos de direção e de vigilância exercem as suas funções no interesse
da sociedade, tendo em conta os interesses dos acionistas e dos trabalhadores. Eles devem
observar a necessária discrição no que respeita às informações de natureza confidencial de que
disponham, sobre a sociedade. Eles ficam adstritos a essa obrigação, mesmo após a cessação
das suas funções».
Foi usada a 1.ª parte do preceito. Cumpre fazer um breve excurso pela história 5.ª Diretriz.
A transposição para o Código, em 1986: o inopinado acolhimento do texto do artigo 10.º,
alínea a), n.º2, 1.ª parte, da proposta de 5.ª Diretriz, no CSC, versão original, coloca problemas
curiosos. Não há, no nosso País, qualquer cogestão. Logo, a norma perde o sentido que tivera

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na Proposta de 5.ª Diretriz. Ficam-nos o seu teor e a sua inserção sistemática. Como avançar?
Como acima foi visto, o termo interesse é ambíguo, não sendo dogmatizável. Quando muito,
podemos adotar uma noção objetiva e normativa, segundo a qual o interesse representa a
porção de realidade protegida e que, quando violada, dá lugar um dano. Mas com isso perde-
se um pouco do alcance normativo do preceito. O papel útil da referência a interesses da
sociedade cifra-se, como vimos, em determinar que os administradores, ao agir no âmbito
das suas funções, o façam em prol dos sócios: mas em modo coletivo. Não se trata, pois, de
propugnar vantagens caso a caso mas, antes, numa panorâmica possibilitada pelo
conhecimento do cenário global, de defender, societariamente, as saídas mais promissoras.
Resta ainda emprestar um sentido útil aos interesses dos trabalhadores, aparentemente 177
colocados no mesmo plano dos sócios. Tal colocação só faria sentido em cenários de
cogestão, aqui inexistentes. Podemos, todavia, aproveitar a regra: na concretização do esforço
exigível – portanto: da diligência – haverá que ter em conta as dimensões sociais da sociedade.
Temos um campo que poderia ser aproveitado por uma jurisprudência empenhada, numa
ligação às regras laborais. Ou seja: o universo dos administradores deveria atender, para além
da dimensão societária pura, também ao Direito do trabalho.

O sentido, em 2006; crítica: a interpretação acima indicada era uma tentativa frutuosa
de dar saída útil ao desgarrado troço retirado da naufragada proposta de 5.ª Diretriz. E no
pós-reforma de 2006? A atual alínea b) do artigo 64.º, n.º1 CSC, aparentemente imaginada
ex novo pelo legislador de 2006, não parece corresponder a conexões coerentes, perante
qualquer Direito societários. Antecipemos alguns pontos. O legislador começou por
subordinar o tema aos deveres de lealdade. Ora tais deveres são puros, devendo ter o
ordenamento como horizonte. Exigir lealdade no interesse da sociedade e, ainda, atentando
aos interesses (a longo prazo) dos sócios e, ponderando os de outros sujeitos, entre os quais
os trabalhadores, os clientes e os credores, é permitir deslealdades sucessivas. Quem é leal a
todos, particularmente havendo sujeitos em conflito, acaba desleal perante toda gente. Uma
técnica legislativa elementar ensina que não se devem construir normas com um aditamento
ilimitado de novos termos, sob pena de se lhes esvaziar os conteúdos. Prosseguindo:
mantém-se uma referência aos interesses da sociedade. Ora estes, segundo a doutrina
portuguesa largamente dominante, já haviam sido reconduzidos os interesses dos sócios.
Estranhamos o pouco (ou nenhum) relevo dado pelo legislador à doutrina da sua própria
Terra. Acresce, in casu, que os interesses da sociedade (dos sócios!) surgem ainda
complementados:
 Atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios;
 Ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da
sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores.
Mesmo formalmente, a sucessão de gerúndios devia ter sido evitada. Interesses de longo
prazo dos sócios? E quanto aos interesses de médio e de curto prazo? Seria absurdo, a
contrario, defender a irrelevância destes. Fica-nos a ideia de que tais interesses mais imediatos
(ou menos longínquos) surgem como interesses da sociedade, na linha tradicional já
sedimentada: das poucas que se conseguiram a abrigo do velho artigo 64.º CSC. Quanto à
referência aos interesses de longo prazo: será uma chamada para aquilo a que consideramos
o modo coletivo de defesa dos sócios e que implica, naturalmente, que não se sacrifique a
sociedade – por hipótese – a uma apetência imediata de lucros. No tocante aos outros sujeitos

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relevantes para a sustentabilidade da sociedade –estão em causa os stakeholders,


exemplificados com trabalhadores, clientes e credores. Um sentido útil? Os administradores
devem observar as regras atinentes à globalidade do ordenamento. Tudo isto deve ser
autonomizado, uma vez que nada tem a ver com a lealdade. Quando muito, com a diligência.
Mas o legislador inverteu tudo, confundindo noções. Quanto aos stakeholders: uma noção sem
tradições entre nós e que, deste modo, não terá sido introduzida da melhor maneira.

§42.º - Os deveres de lealdade


178

Origem e evolução: como vimos, a lealdade exprime, no Direito das sociedades, o


conjunto das exigências valorativas básicas do sistema, em cada situação concreta. Trata-se
de um ponto que se concretiza perante a sociedade e perante os sócios. Compete agora
verificar o seu papel em face dos administradores. A situação jurídica dos administradores
foi, inicialmente, enquadrada por referência à figura do mandato. No exercício dos seus
poderes de administração, o administrador (ou o membro da direção, no sistema dualista
alemão) está ligado por vínculos específicos à sociedade. Tais vínculos implicam deveres
acessórios, entre os quais, por mera lógica obrigacional, podemos inserir a boa fé. Todavia e
como repetidamente sucede com a lealdade, não foi numa derivação simples que surgiram
os deveres dos administradores: estes antes se impuseram no terreno, para enquadrar
problemas concretos. Num primeiro momento, a jurisprudência veio explicitar os deveres
dos administradores com recurso aos do mandatário, a complementar pela boa fé. Mais tarde,
sublinhou-se o facto de, na administração, estarmos em face da gestão de bens alheios: fonte
de deveres específicos. Estes primeiros passos são importantes e devem-nos fazer reter o
óbvio. A relação de administração é, antes de mais, uma prestação de serviço, pautada pelas
regras gerais do Direito das obrigações. Nestas vamos sempre encontrar o essencial dos
regimes aplicáveis, bem como uma porta aberta para enquadrar os problemas novos que
possam surgir. Isto dito: é natural que a especificidade das situações dite o aparecimento de
grandes linhas de problemas que irão encontrar, no Direito das sociedades, soluções
particularmente adaptadas aos valores em jogo. A evolução subsequente foi pautada pelas
seguintes linhas:
 Determinação de atuações vedadas, com base em cláusulas gerais;
 (Re)sistematização de atuações vedadas por lei, agora ordenadas em função do vetor
lealdade;
 Procura de atuações impostas ou condutas requeridas, desta feita, pela positiva.
A aproximação à lealdade foi progressiva. Tomando como exemplo a proibição de receber
corretagens por conta de negócios celebrados em representação da sociedade:
 Primeiro, ela foi apoiada na cláusula dos bons costumes;
 Mais tarde, ela derivou da lealdade;

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 Por fim, ela é apontada como óbvia: apenas sistematicamente se apela à lealdade; nas
obras anglo-saxónicas, a lealdade ocorre sem mais, como um elemento no seio da
codificação dos deveres dos diretores.

Atuações vedadas: a jurisprudência e a literatura permitem apontar diversas situações


em que, por referência à lealdade, surgem atuações proibidas aos administradores. Incluem-
se, aqui, proibições legais que, por razões sistemáticas e valorativas, fazem naturalmente parte
desta constelação problemática. As duas proibições mais óbvias, muitas vezes sancionadas,
de modo expresso, pelas leis são:
 A proibição de concorrência; 179

 A proibição de divulgar segredos societários.


Para além disso, vamos encontrar:
 A proibição (ou severa restrição) de aceitar crédito da própria sociedade;
 A proibição e aproveitamento das oportunidades de negócio: esta parte da proibição
de concorrência vai mais longe; o aproveitamento não pode considerar-se legitimado
com a mera autorização para a concorrência; trata-se de matéria conhecida pela
jurisprudência e ponderada à luz do Direito comparado;
 A proibição de tomar decisões ou de colaborar nelas, quando se verifiquem situações
de conflito de interesses;
 A proibição ou a forte restrição no tocante a negócios a celebrar com a própria
sociedade;
 A proibição de discriminação de acionistas, mantendo-se, pela positiva, um dever de
neutralidade;
 A proibição de empatar OPAs consideradas hostis (a menos, evidentemente, que tais
OPAs, sendo nocivas para a sociedade – para os sócios em modo coletivo –,
obriguem, por outras vias, a agir);
 O dever de informar os negócios que faça com títulos da sociedade.
De um modo geral, podemos dizer que estas proibições encontram uma base jurídico-
positivas, seja nas regras correspondentes disponíveis nos diversos diplomas, seja no
princípio geral da boa fé. O seu recorte é simples: o administrador encabeça um vínculo
material, que deve respeitar. As exigências do sistema visam o aproveitamento desse vínculo
com fins alheios às situações consideradas. Designadamente: os fins pessoais do
administrador ficarão sempre aquém dos da sociedade.

Condutas devidas; delimitação da diligência e do cuidado: prosseguindo,


pergunta-se se o dever de lealdade não imporá, aos administradores, a observância, pela
positiva, de deveres de conduta. Estes podem ser inferidos, por meras operações lógicas, do
catálogo de proibições acima mencionado. Todavia: em nenhum destes casos teremos uma
bússola que diga, pela positiva, como agir. Apenas são apostas margens, na conduta dos
administradores. Na origem, a lealdade ganha conteúdo positivo mercê da própria
aproximação ao sistema e à boa fé, na vertente (segundo a nossa terminologia) da primazia

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da materialidade subjacente. O dever de lealdade implica a prossecução efetiva de um escopo:


não meras atuações formais. A doutrina e a jurisprudência têm, com alguma timidez, feito
precisões úteis. Assim, o administrador deve consagrar, à sua função, as energias necessárias,
abstendo-se de aceitar cargos laterais que esgotem as suas forças. Deve, ainda, trabalhar
colegialmente com os outros administradores. Prosseguindo, constata-se que, na atuação dos
administradores, está em causa uma gestão de bens alheios. Tal gestão pressupõe uma
especifica lealdade, à qual podemos conferir uma natureza fiduciária: todos os poderes que
lhes sejam concedidos devem ser exercidos não no seu próprio interesse, mas por conta da
sociedade. Eles são dobrados pelo vínculo de confiança que dá corpo à lealdade. Mais longe
do que isso: teremos de remeter para as regras do governo das sociedades, no que tenha de 180
prescritivo. De todo o modo, cumpre manter a matéria semanticamente clara. Assim, o dever
de lealdade, mesmo nesta concretização positiva, não se confunde:
 Com o dever de diligência: este traduz a medida de esforço exigível aos
administradores, no cumprimento dos deveres que lhes incumbam;
 Com o dever de cuidado: este implica concretizações do dever geral de respeito, de
modo a evitar situações de responsabilidade aquiliana; normalmente fala-se em
deveres de prevenção do perigo.
Atenção: o legislador português, na reforma do CSC, de 2006, alterou o artigo 64.º CSC em
termos que quebram a terminologia consagrada. Para além das necessidades reconstruções a
que esse estado de coisas obriga, podemos assentar: a lealdade pressupõe a manutenção e a
defesa da confiança; o exercício dos poderes de administração e de representação é fiduciário,
uma vez que assenta em bens alheios; e finalmente: na atuação leal, há que ter em conta os
valores fundamentais do sistema.

A transposição para o Direito Português: feito este excurso, regressemos ao artigo


64.º CSC. A transposição dos deveres de lealdade pra o CSC foi feita pelo Decreto-Lei n.º
76-A/2006, 29 março. Já acima criticámos a aproximação entre a lealdade e os numerosos
interesses depois articulados: tomados à letra, eles retiram qualquer sentido útil ao preceito.
Por via doutrinária, poderemos fazer decorrer, dos deveres de lealdade aí prescritos, as
concretizações há muito conhecidas: o dever de neutralidade; o dever de moderação na
recolha de vantagens remuneratórias; a lisura perante OPAs; a não atuação em conflitos de
interesses; a proibição de concorrência; a não apropriação das oportunidades de negócio da
sociedade. A sua base: a exigência do sistema (boa fé), perante o facto de estarmos em face
de uma gestão de bens alheios. Um ponto é evidente: a lealdade é-o para com a sociedade:
não para acionistas ou para stakeholders. Quanto a estes, talvez pudesse valer o dever de
cuidado. O legislador, todavia, inverteu os termos do problema.

§43.º - Os deveres de cuidado

A origem: os deveres de cuidado fizeram a sua aparição no Direito português das


sociedades à última hora, através da reforma de 2006. Efetivamente, eles não constavam do
anteprojeto posto à discussão pública. Aquando dos preparatórios da reforma, julgava-se

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bastante a referência a deveres de lealdade, além do já existente critério de diligência. Todavia,


o peculiar estilo de, entre parêntesis, ir escrevendo em inglês o que vai dizendo em vernáculo,
leva a pensar que, já então, a CMVM tinha em vista não propriamente a diligência, mas antes
os duties of care ou deveres de cuidado. Uma melhor meditação explicará a atual alínea a) do
artigo 64.º, n.º1 CSC, com a sua referência aos deveres de cuidado. No Direito inglês, o dever
de cuidado opera no domínio da responsabilidade civil por negligência: ninguém incorre, aí,
em condenação se não ficar estabelecido que violou tal dever. Todavia, o dever de cuidado
assume, depois, diversas especializações. No tocante aos administradores, o dever de cuidado
inglês apresenta-se como uma medida de diligência requerida para o exercício regular das
suas funções. Contudo, é no Direito norte-americano que ele dá azo a maiores 181
desenvolvimentos. O dever de cuidado, também próprio da responsabilidade por negligência,
abrange:
 A desatenção: é responsável o administrador que não siga os negócios da sociedade,
desacompanhando-a;
 A condenação perante o business judgment rule: este estabelece um estalão de
grave negligência.
O porquê de uma regra de cuidado especial para os administradores leva a uma clássica
discussão. Efetivamente, o cuidado que lhes é exigido fica aquém do requerido aos cidadãos
comuns. Entre os argumentos referidos surge a necessidade de não suprimir o risco do
negócio, base de qualquer progresso. Em suma: sob a especial técnica anglo-saxónica – que
não separa a ilicitude da culpa – o dever de cuidado exprime as regras de conduta e a carga
de não censura necessárias no exercício das funções de administração, para que ele não
incorra em responsabilidade negligente. Para além dos caso judiciais concretos em que ele se
exprima, não encontramos fórmulas precisas para o dever de cuidado, no Direito das
sociedades.

A transposição para a lei portuguesa: a exigência da especial categoria anglo-


saxónica dos deveres de cuidado era há muito conhecida no Continente europeu. Mais
recentemente, ela aparece contraposta aos deveres de lealdade, em termos que também
ocuparam os comparatistas. Torna-se evidente que não é de todo possível transpor a técnica
anglo-saxónica de decisão para um Direito continental. Uma mera tradução de locuções não
potencia, pois, qualquer transposição. O legislador de 2006, o referir os deveres de cuidado,
especificou:
 A disponibilidade;
 A competência técnica;
 O conhecimento da atividade da sociedade.
Realmente, alguns destes elementos surgem nas exposições britânicas, a propósito dos
deveres de cuidado. Trata-se, nos termos apontados, de deveres que acompanham a atuação
do administrador, prevenindo situações de negligência. Apresentam um grau de abstração
muito elevado, a concretizar nos meandros do case law: estranha ao nosso Direito. Não parece
fácil a ligação feita entre os deveres de cuidado, típicos do negligence law e a bitola do gestor
criterioso e ordenado, constante do final do artigo 64.º, n.º1, alínea a) CSC. Aparentemente,
esses dois elementos dizem o mesmo: um em linguagem anglo-saxónica e outro em termos

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continentais. Também não se entende porque inserir, no artigo 64.º CSC, um claro elemento
de responsabilidade civil: seria lógico colocar tal norma – a ser necessária! – no artigo 72.º
CSC. Aliás: no n.º2 deste último surge-nos, agora, o business judgment rule. Finalmente: a bitola
da diligência, que antes acompanhava todos os deveres dos administradores, parece agora
confinada aos deveres de cuidado: não é brilhante. Como saída interpretativa: teremos de
esquecer as origens bizarras do artigo 64.º, n.º1, alínea a) CSC, úteis apenas para fins
expositivos, de clarificação e de crítica ao procedimento legislativo. Essa alínea deverá ser
interpretada no seu conjunto, exprimindo a boa velha (e sempre útil) bitola de diligência,
acompanhada por algumas precisões.
182

§44.º - Os deveres gerais dos administradores

Os elementos disponíveis: cumpre agora empreender a reconstrução do artigo 64.º


CSC. Devemos atuar à luz do Direito Português, ao qual ele pertence, e de acordo com os
cânones da interpretação, que mandam atender à lei, mesmo quando obscura (artigo 8.º, n.º1
CC). Aliás, o legislador goza de presunções de acerto e de adequação (artigo 9.º, n.º3 CC), às
quais nos submetemos. Além disso, relevam os elementos históricos e comparatísticos, bem
como a realidade dos nossos tempos: todos os dias vão surgindo, nos tribunais da Europa e
dos Estados Unidos, novas facetas relativas aos deveres dos administradores e à
responsabilidade emergente da sua violação. Em sede de síntese, diremos que o artigo 64.º,
n.º1 CSC, tal como saiu da pena do legislador de 2006, é uma justaposição de massas jurídicas
de origens e tempos diversos. Assim, temos:
 Uma massa portuguesa tradicional: a diligência do gestor criterioso e ordenado;
 Uma massa alemã: os deveres de lealdade;
 Uma massa europeia: o interesse da sociedade e a referência aos interesses dos sócios
e dos trabalhadores;
 Uma massa anglo-saxónica: a contraposição cuidado/lealdade; os deveres de cuidado
com algumas especificações e a referência aos stakeholders.
A epígrafe do artigo 64.º CSC é enigmática: os deveres fundamentais dos administradores
prendem-se com os de gestão e de representação; não com as subtilezas desse preceito.
Todavia, tentaremos emprestar-lhe um sentido útil.

Normas de conduta:
1. Deveres de cuidado: o primeiro ponto a esclarecer será o seguinte: o artigo 64.º,
n.º1 CSC compreende regras de responsabilidade civil ou normas de conduta?
Diretamente, pretende reger a atuação dos administradores ou fixar consequências
no caso de violação de (outras) normas? Esquecendo o negligence law, estamos perante
normas de conduta. Sistematicamente, o artigo 64.º CSC está desligado dos preceitos
relativas à responsabilidade dos administradores. A própria epígrafe, conquanto que
exagerada, aponta, também, no mesmo sentido. Finalmente: tal como estão
articulados, os deveres de cuidado – melhor seria: de procedimento – e de lealdade

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são mesmo normas de conduta. Quando violadas, teremos de fazer apelo a outras
regras – culpa, ilicitude, dano e causalidade, entre outras – para determinar uma
eventual responsabilidade civil. Esclarecido esse ponto, passemos aos deveres de
cuidado. Tais deveres parecem reportar à disponibilidade, à competência técnica e ao
conhecimento da sociedade. Na realidade, estes três elementos constituem outros
tantos deveres, que explicitam, em moldes não taxativos, o teor do tal cuidado. Se
procurarmos generalizar, encontramos o conteúdo positivo da gestão. Ou seja: os
administradores devem gerir com cuidado, o que implica, designadamente, a
disponibilidade, a competência e o conhecimento. Trata-se de matéria a
clarificar caso a caso. Donde a referência: adequados às suas funções. 183
2. Deveres de lealdade e interesses a atender: abreviando, podemos considerar que
se trata de deveres fiduciários, que recordam estar em causa a gestão de bens alheios.
Os administradores são leais na medida em que honrarem a confiança neles
depositada. Ficam envolvidas as clássicas proibições já examinadas: de
concorrência, de aproveitamento dos negócios, de utilização de informações,
de parcialidade e outros. Ainda a mesma lealdade exige condutas materialmente
conformes com o pretendido: não meras conformações formais. A lealdade que se
impõe é-o, naturalmente: à sociedade o que é dizer, aos sócios, mas em modo
coletivo. As referências aos interesses de longo prazo dos sócios e aos dos stakeholders
– especialmente, trabalhadores, clientes e credores – só podem ser tomadas como
uma necessidade de observar as competentes regras. Para além delas, os
administradores estão ao serviço da sociedade. Quanto aos sócios e aos interesses a
curto, a médio e a longo prazo: teremos de fazer apelo às regras (diversificadas) do
governo das sociedades, para dispor de um quadro inteligível e, eventualmente; de
critério de decisão. O artigo 64.º, n.º1, alínea b) CSC, embora rico, nunca poderia
resolver tal nó górdio. A referência legal vale, pois, como uma prevenção e como um
ovo apelo aos códigos de corporate governance.

A bitola de diligência: a bitola de diligência, apesar de desgraduada para o final do artigo


64.º, n.º1, alínea a) CSC, conserva todo o seu relevo. Desde logo, em termos literais: nesse
âmbito – portanto: o âmbito em que os administradores devem empregar a diligência de um
gestor criterioso e ordenado – reporta-se às suas funções: não apenas aos deveres de cuidado.
Obviamente: o administrador deve ser diligente na execução de todos os seus deveres e não,
apenas, nos de cuidado. A diligência, enquanto medida objetiva e normativa do esforço
exigível, mantém-se, tudo visto, como uma regra de conduta incompleta: mas regra que dobra
todas as outras, de modo a permitir apurar a efetiva atuação exigida aos administradores.

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Secção III – O governo das sociedades21

§45.º - Corporate governance: origem e desenvolvimento

Aceções: à letra, corporate governance traduzir-se-ia por governo societário. Em português do


Brasil, usa-se o termo governança corporativa. Os puristas franceses recorrem a government
184
d’enterprise ou government des sociétés, explicando tratar-se de corporate governance. Esta última
expressão, no anglo-americano de origem, é utilizada, sem problemas, pelos comercialistas
alemães. Corporate governance não tem um equivalente claro, no Direito português das
sociedades. Ficamo-nos, por isso, pela locução governo das sociedades, habitualmente usada.
Todavia, em linguagem técnica, admitamos que se recorra ao inglês corporate governance. O
governo das sociedades corresponde a um conceito anglo-americano. Postula quadros
jurídicos e conceituais diferentes dos continentais. A sua utilização deve ser acompanhada
pelas necessárias explicações, sob pena de promover confusões conceituais. Feitas estas
precisões, verifica-se que corporate governance pode abranger duas diferentes realidades:
 A organização da sociedade: a corporate governance reportar-se-ia ao que chamamos
a administração e a fiscalização da sociedade. Ela abrangeria:
o A orgânica societária, suscetível de integrar diversos modelos; no caso das
sociedades anónimas, teríamos, à escolha (artigo 278.º, n.º1 CSC);
o A ordenação interna do conselho de administração;
o A articulação com a assembleia geral;
o O modo de designação e de substituição dos administradores.
 As regras aplicáveis ao funcionamento da sociedade: a corporate governance abarca:
o Os direitos e os deveres dos administradores;
o As regras de gestão e de representação;
o As regras de fiscalização;
o Os deveres atinentes às relações públicas.
A primeira – e, porventura, fundamental – subtileza do governo das sociedades reside na não
separação entre essas duas vertentes. Os estudiosos norte-americanos dão-nos noções em
que ambos os aspetos estão miscenizados: não logram referir uma orgânica sem, de mistura,
falarem das funções e das regras envolvidas, tudo isso entremeado por considerações de
ordem política algo naïf. Podemos reter algumas definições ilustrativas. Assim, o governo das
sociedades seria:
 O sistema pela qual as sociedades são administradas e controladas (Relatório Cadbury,
1992);
 As estruturas, o processo, as culturas e os sistemas que deem azo à organização e ao
funcionamento com sucesso (Keasy e Wright, 1993);
 O processo de supervisão e de controlo destinado a assegurar que a administração
da sociedade age de acordo com os interesses dos acionistas (Parkinson, 1994);

Cordeiro, António Menezes; Direito das Sociedades, Parte Geral, Volume I; Almedina editores; 3.ª edição;
21

Coimbra, Maio 2011.

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 A soma das atividades que afeiçoam a regulação interna do negócio em consonância


com as obrigações derivadas da legislação, da propriedade e do controlo (Cannon,
1994).
A técnica subjacente não é precisa, pelos cânones continentais: falha na formulação de
conceitos e na dimensão analítica. Todavia, ela permitirá entender melhor a realidade.

Origem e evolução: a corporate governance tem origem norte americana. Ela remonta a
1932, altura em que Berle e Means expuseram o tema da separação, nas grandes empresas,
entre a propriedade (Formal) e o controlo. Como assegurar que os gestores, que detêm o
controlo, agem no interesse dos proprietários? Seria o problema da representação (agency 185
problems): haveria que prever um jogo de incentivos e de monitorização para assegurar esse
desiderato. Grosso modo, o sistema era atribuído pelo mercado: a empresa mal gerida via
cair as suas cotações, acabando por ser vítima de um takeover. Os novos titulares do capital
poderiam optar entre desmantelar a empresa ou proceder a reajustamentos na sua gestão. A
partir dos anos 90 do século XX, a política económica e a prevenção vieram ocupar o lugar
dos takeovers. Estes assumiam custos sociais elevados e instilaram uma insegurança junto dos
investidores. Devemos ainda ter presente que, nos Estados Unidos, as empresas financiam-
se junto do mercado de capitais e não na banca. Torna-se importante, por isso, uma difusão
de informações aprazíveis e uma imagem de segurança na gestão das empresas. A corporate
governance, agora com um sentido funcional e normativo mais vincado, ganha um uso e uma
intensidade sem precedentes. Novos métodos de análise permitiram estabelecer o papel de
um governo societário forte sobre os resultados da sociedade. Este foi incrementado. Antes
da crise de 2007-2012, sete das doze maiores falências da História norte-americana haviam
ocorrido em 2002. A monitorização dos administradores ganhou uma dimensão acrescida.
O governo das sociedades tinha de assumir um papel mais moralizador e fiscalizador.
Surgiram publicadas leis, com relevo para o norte-americano Sarbanes-Owley Act (2002).
Foram estabelecidas incompatibilidades, garantias de independência, práticas moralizadas e
incrementos de responsabilidade. A matéria tem conhecido um crescimento exponencial.

§46.º - Corporate governance em Portugal

As vias de penetração: o governo das sociedades tem penetrado, na realidade do Direito


português das sociedades, por seis vias:
 Através de práticos do Direito, com especial capacidade na área das relações
internacionais: foi pioneiro, em especial contacto com a realidade dos outros países,
particularmente anglo-saxónicos;
 Mercê dos estudiosos que exercem funções no âmbito da CMVM: têm uma
apetência de princípio pelos temas do governo das sociedades. Cabe-lhes, em especial,
preparar os regulamentos e as recomendações que irão enquadrar o mercado
mobiliário. A CMVM é responsável por diversos regulamentos relativos ao Governo
das Sociedades Cotadas: o último, neste momento, é o n.º1/2010, 7 janeiro;
 Por via dos especialistas em técnicas de gestão, hoje: de governo das
sociedades: num plano próximo ao anterior, podemos colocar estes especialistas,

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muitas vezes de formação anglo-saxónica. Organizados no ICPG – Instituto


Português de Corporate Governance, eles são responsáveis pela penetração do
pensamento subjacente nas grandes empresas nacionais. Deve-se-lhes, em especial,
a publicação do livro branco sobre corporate governance em Portugal (2006). A partir de
2009, o IPCG pôs em circulação um anteprojeto de Código de Bom Governo das
Sociedades, relativamente ao qual há elementos datados do início de 2011;
 Pela pressão do Direito Europeu: temos, desde logo presente a Comunicação da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Modernizar o Direito das
sociedades e reforçar o governo das sociedades na União Europeia – Uma estratégia
para o futuro. Não podemos ainda falar numa legislação direta europeia sobre 186
governo das sociedades. Mas a pressão existe e é efetiva.
 Pelo ensino universitário: são feitas, há anos, referências básicas em obras gerais
surgindo, mais recentemente, planos de estudos relativos a disciplinas especializadas
de processo das sociedades, nos cursos de mestrado. Pelas características do nosso
País: a matéria não terá de ser aprofundada a esse nível;
 Mediante reformas legislativas: vamos ver!

A projeção na reforma de 2006: na preparação da reforma levada a cabo, no Código


das Sociedades Comerciais a 29 de março de 2006, houve uma efetiva projeção de certos
vetores da denominada corporate governance. De acordo com o estudo preparatório elaborado
pela CMVM, a reformulação global e coerente do regime das sociedades anónimas em
Portugal implica os objetivos seguintes:
a. Promover a competitividade das empresas portuguesas, permitindo o seu
alinhamento com modelos organizativos avançados;
b. Ampliação da autonomia societária, designadamente através da abertura do leque de
opções quanto a soluções de governação;
c. Eliminar distorções injustificadas entre modelos de governação;
d. Aproveitar os textos comunitários em relevo direto sobre a questão dos modelos de
governação e direção de sociedades anónimas;
e. Atender às especificidades das pequenas sociedades anónimas;
f. Aproveitar as novas tecnologias da sociedade da informação em benefício do
funcionamento dos órgãos sociais dos mecanismos de comunicação entre os sócios
e as sociedades.
Há algum desenvolvimento vocabular. Todavia, a reforma aprovada deu corpo, em especial,
aos pontos b. e f.. Quanto a modelos: houve um reforço efetivo da fiscalização, com
múltiplos reflexos na prestação de contas. No tocante à administração, como temos referido,
de modo a justapor-lhe categorias anglo-saxónicas de deveres:
 Alterou-se o artigo 64.º CSC, de modo a justapor-lhe categorias anglo-saxónicas de
deveres;
 Introduziu-se o business judgment rule.

Balanço e perspetivas: para além da introdução de uma terminologia anglo-saxónica,


procede-se a reformulações nos esquemas de retribuição dos administradores, de arrumação
dos conselhos de administração e – com menor efetividade – na reorganização das
fiscalizações. O setor bancário parece ser dos mais sensíveis. Além disso, a matéria comunica-

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se, rapidamente, ao setor público. No plano legislativo, o governo das sociedades serviu,
essencialmente, como força impulsionadora da reforma de 2006, junto do legislador. O
especial fascínio do governo das sociedades advém da integração de regras jurídicas,
princípios de gestão e normas éticas. A corporate governance não é definível em termos jurídicos:
abrange um conjunto de máximas válidas para uma gestão de empresas responsável e
criadora de riqueza a longo prazo, para um controlo de empresas e para a transparência.
Podemos dizer que ficam abrangidas:
 Verdadeiras regras jurídicas societárias, como sucede com o artigo 64.º CSC e outros
preceitos relativos a prestação de contas;
 Regras jurídicas de ordem civil e deveres acessórios, também de base jurídica; 187
 Princípios e normas de gestão, de tipo económico e para as quais, eventualmente,
poderão remeter normas jurídicas;
 Postulados morais e de bom senso, sempre suscetíveis de interferir na concretização
de conceitos indeterminados.
A grande vantagem do governo das sociedades é a sua natureza não legalista. Lidamos com
regras flexíveis, de densidade variável, adaptáveis a situações aprofundamento distintas e que
não vemos como inserir num Código das Sociedades Comerciais. De resto: não temos
conhecimento de, em qualquer País, se ter seguido tal via. Não obstante, o governo das
sociedades é um tema do nosso tempo. O seu papel acabou, todavia, por ser modesto:
quedou-se pela reforma do artigo 64.º CSC, com todos os óbices e desafios que temos vindo
a assinalar. Fora do estrito campo legal, o tema do governo das sociedades tem um papel
acrescido. A CMVM produz regulamentos e recomendações de nível elevado e que têm
como bússola importantes princípios de governo das sociedades. Além disso, ela tem uma
atuação informal junto das grandes empresas, que permite pôr no terreno vetores
importantes na área da boa gestão, da transparência e da informação ao mercado. O tema é
retomado por estudiosos e especialistas, junto das referidas grandes empresas. Em suma:
filtra uma cultura de modernidade, importante na Aldeia Global. O desafio que enfrentamos
é outro: velar par que o acolhimento dos princípios do governo das sociedades não provoque
um abaixamento técnico-jurídico, nem se traduza por mais uma desmesurada fonte de
complexidade societária.

Secção IV – A situação jurídica dos administradores

§47.º - Os administradores no Direito comparado

Generalidades: a situação jurídica dos administradores é uma peça-chave no Direito das


sociedades anónimas. O regime aplicável nem sempre surge explícito: torna-se, por isso,
necessário recorrer à construção científica e à lógica do sistema. Na origem dogmática do
problema, podemos apontar o seguinte: o Direito das sociedades comerciais, particularmente
perante as opções dos autores do CSC, que lograram consagração em diversos troços da lei,
é, estruturalmente, de tipo contratual. Todavia, quando se intenta uma metodologia

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contratual à situação dos administradores, surgem dificuldades. O administrador não é, no


Direito português, provido por contrato, enquanto se multiplicam situações nas quais a
própria vontade da sociedade é dispensável. O Direito português torna-se, ainda, um tanto
caleidoscópico, pelas sucessivas influências que tem sofrido, de outros ordenamentos. Tais
influências, que remontam ao século XVIII e à Lei da Boa Razão, intensificaram-se aquando
da elaboração do Código de 1986 e, mais recentemente, no âmbito da reforma de 2006.

As orientações contratuais: subjacente à situação jurídica dos administradores estaria


uma ideia de mandatou ou, mais concretamente: um contrato de mandato. O recurso ao
mandato tem origens históricas. Podemos esquematiza-las em dois pontos:
188
 Os inconvenientes do publicismo das grandes companhias coloniais;
 As vantagens técnico-jurídicas do mandato.
No período moderno, as grandes companhias coloniais recebiam, da lei, poderes exorbitantes,
de tipo público. Além disso, elas eram geridas por uma lógica de Estado, de acordo com
diretrizes provenientes do Conselho do Rei ou de notáveis. Esta situação redundou, por
vezes, num protelamento dos direitos dos acionistas. Contra ela veio, a História, a reagir. A
vaga individualista subsequente à Revolução Francesa foi pouco propícia às companhias
coloniais. A figura das sociedades anónimas teve, ainda, uma imagem degradada, por via de
diversos escândalos financeiros. Em suma: todo este conjunto de fatores levou a que, na
codificação francesa de 1807 e, depois, nas codificações que se lhe seguiram, fossem
efetuadas opções claras pelas soluções jurídico-privadas. Também as exigências de
construção conduziram ao reforço das opções privadas. Com efeito, a doutrina da
personalidade coletiva, na passagem do século XVIII para o século XIX, estava ainda muito
incipiente. A figura do administrador, com os seus poderes de gerir bens alheios e de vincular
a própria sociedade era um verdadeiro enigma. A figura mais disponível e mais próxima seria
justamente a do mandato: o mandatário geria bens alheios e, de acordo com as explicações
da época, tinha poderes de representação. O apelo ao mandato permitia concretizar duas
ordens de objetivos: políticos e técnico-jurídicos. Em termos políticos, os administradores
eram colocados ao serviço dos sócios, sem veleidades de intervenção de poderes políticos.
No plano técnico-jurídico, ficava enquadrada a problemática da gestão de bens alheios bem
como a da representação. Apesar das suas ingenuidades, o apelo ao mandato manteve a sua
influência, até hoje.

Críticas; o contrato de administração: a aplicação da ideia de mandato à situação


jurídica dos administradores veio a ser objeto de duas grandes tradições críticas:
 A crítica interna, de origem alemã: tem a ver com a dissociação entre o mandato
e a representação. Na linha dos estudos pioneiros de Jhering e de Laband, sabemos
hoje que o mandato implica uma simples prestação contratual de serviços, de
natureza jurídica, enquanto a representação, proveniente de um ato unilateral – a
procuração – traduz o direito potestativo de uma pessoa praticar atos jurídicos que
se repercutam imediata e automaticamente, na esfera de outra. Pode o mandato não
envolver representação e pode haver representação sem mandato. Acrescente-se,
ainda, que a separação entre mandato e representação é, entre nós, um dado
adquirido. Pois bem: uma vez adquirido que o mandato não envolve,
necessariamente, a representação e que esta pode existir sem mandato, fica por

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explicar, com recurso a esta via, a realidade da administração social. Ao lado do


mandato, haveria, no mínimo, que descobrir uma qualquer outra fonte para os
incontornáveis poderes de representação assumidos pelos administradores. Perfilam-
se, já, no horizonte e por esta ordem de ideias, as construções analíticas. Resta
acrescentar que o Código Civil de 1966 acolheu, em termos indubitáveis, a
dissociação entre o mandato e a representação (artigos 1178.º e seguintes e 1180.º e
seguintes CC). As conceções tradicionais que reduzem a situação jurídica de
administração ao mandato teriam, aqui, um obstáculo muito sério.
 A crítica externa, de base italiana: (crítica, essa, à conceção do mandato) radica na
existência, a cargo do administrador de sociedades, de deveres retirados da lei e que 189
não se conectam com um mandato comum. Tais deveres têm vindo a ampliar-se, ao
longo do tempo, consistindo hoje no essencial da sua posição jurídica. Feixes de
deveres específicos de base legal dirigiam-se, diretamente, aos administradores, num
cenário que o circunspeto mandato não podia, de todo em todo, absorver.
Ambas são pertinentes e funcionais, no Direito português. Como construir a situação jurídica
da administração, depois de perdido o referencial do mandato? A situação jurídica dos
administradores de sociedades privadas será, com probabilidade, uma situação jurídica
privada. Por isso, parece razoável admitir que, na sua base, esteja um contrato: a sociedade
pretende uma determinada pessoa em funções de administração e essa pessoa dá o seu
assentimento. O contrato subjacente poderia não ser, propriamente, um mandato. Não seria
de excluir, contudo, algo de próximo.
 Minervi: segundo este autor, a estrutura da relação de administração seria contratual:
ela surgiria depois de a designação do interessado, feita pela assembleia geral, lhe ser
comunicada e de ele a aceitar, expressa ou tacitamente. Tratar-se-ia de uma relação
de trabalho em sentido amplo já que haveria uma prestação de serviço por conta de
outrem em termos não autónomos; por fim, dados os múltiplos elementos
específicos disponíveis, seria possível avançar individualizando um contrato típico de
administração.
 Menezes Cordeiro: principiando pelo aspeto mais simples, pode desde já antecipar-
se que, se a situação jurídica de administração tiver uma base contratual, haverá que
procurar um contrato de administração ou qualquer outra figura contratual sui generis:
é manifesto que ela não se coaduna, precisamente, com nenhuma outra figura
preexistente. A aproximação ao contrato de trabalho teria o aliciante de corresponder
à profissionalização dos administradores, num fenómeno universal e que terá, por
certo, consequências. Mas levanta problemas de regime de enorme complexidade,
que não são minimamente ponderados pelos autores que propugnam semelhante
aproximação. O aspeto mais complicado – e verdadeiramente decisivo – é o da
determinação concreta, na relação de administração, de uma estrutura contratual, em
sentido próprio. Em abstrato, parece inteiramente possível e até razoável, que se
possa fazer tal opção. O Direito privado, porém, na sua lógica assenta em fatores
estruturalmente culturais, dados por atormentada evolução histórica e marcados por
transposições conceituais muito variadas. A natureza contratual da relação de
administração não pode, assim, ser afirmada ou defendia em abstrato. Joga-se, antes
de mais, um problema de Direito positivo e de regime: há que verificar se o

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procedimento, relativo à colocação de administradores, comporta uma redução


contratual.

As orientações unilaterais: as teorias unilaterais contrapõem-se globalmente às


contratuais. Na sua promoção, jogaram fatores de ordem diversa que, por comodidade de
exposição, podem ser ordenados em técnicos e em significativo-ideológicos. Os fatores
técnicos prendem-se com a estrutura da designação dos administradores e com a via pela
qual eles entram em funções: não haveria, aí, qualquer, contrato. Os administradores são
designados por deliberação dos sócios. A deliberação é, na sequência de Von Thur,
autonomizada como uma especial categoria de atos jurídicos, genericamente contraposta a
190
atos não deliberativos. Ela própria depende de um processo, no qual surge uma proposta,
sujeita a votos; o voto exprime uma recusa ou a aceitação da proposta. Os participantes, na
assembleia deliberativa, funcionariam como representantes do ente coletivo, a quem a
deliberação vai ser imputada. Contrapondo-se aos atos jurídicos não deliberativos, verifica-
se que a deliberação se distingue, por três particularidades:
1. Comporta várias declarações de vontade idênticas, por oposição a confluentes: os
participantes na deliberação de escolha do administrador, p. ex., dirão “quero
determinada pessoa como administrador” e não, por hipótese, um deles, “quero
mandatar” e outro “quero ser mandatado”;
2. As declarações de vontade não se dirigem a outrem, reciprocamente, mas sim à
agremiação;
3. A deliberação pode vincular quem, com ela, não tenha concordado.
Esta matéria impôs-se a autores de diferente formação e por prismas diversificados, não
tendo, por exemplo, escapado a Paulo Cunha. Desde o momento em que a escolha de um
administrador assente numa deliberação, a situação já não pode ser considerada contratual.
Impõem-no razões técnicas muito sérias: ao ato deliberativo, salvo fortes cautelas, não
podem ser aplicadas as regras do negócio jurídico e, muito menos, as do contrato: basta ver
que ela pode vincular quem, com ela, não concorde e que o regime da invalidade e da
ineficácia é próprio. Além disso, a deliberação não é negociável com o exterior: ela é
encontrada no seio do órgão deliberativo e fica perfeito, logo nesse nível. A pessoa coletiva
tem uma existência própria, diferente do somatório dos seus membros, enquanto os seus
órgãos traduzem algo que lhes é próprio. A concreta designação da pessoa ou pessoas que
irão preencher esses órgãos é um ato interno, de natureza corporacional ou institucional.
Esta orientação foi reforçada pelas correntes institucionalistas que, detetando no ente
coletivo uma vida própria, diferente da dos seus membros, nela inserem a designação dos
administradores. A contraprova residiria na natureza não-contratual da posição dos
administradores, inacessível à autonomia das partes. As versões institucionais aparecem
bastante representadas, na doutrina francesa.
 Berdah parte para a crítica à conceção do mandato de uma consideração simples:
tem de haver sempre um (ou mais) administrador; portanto, não se joga um mandato,
por definição voluntário, mas antes um órgão, com funções. Logo se vê que esta
consideração atinge, em geral, as diversas leituras contratuais. Aquele autor constata
ainda que o poder de representação dos dirigentes societários ultrapassa o dos
mandatários e recorda que apenas a teoria orgânica explica a responsabilidade delitual
das pessoas morais; por fim, o mandato poderia ter uma cláusula que prevenisse a

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sua revogação ad nutum – o que não sucede com a situação dos administradores –
tendo os seus poderes origem institucional. Ainda que com diversas restrições, é
indubitável que, perante a prática francesa, quanto à posição dos administradores:
domina um estilo estatutário que invoca, na verdade, conceções de tipo institucional.
As construções publicistas aparecem em Itália, ainda que nem sempre sejam assumidas com
clareza. Na sua base, uma raiz dupla: por um lado a constatação, feita já no início do século
XX, de que os administradores se encontram também investidos em deveres de ordem e
interesse públicos; por outro, a aproximação realizada entre a estrutura interna dos entes
privados e a dos entes públicos. A acrescer, verificamos que por um lado, multiplicam-se as
hipóteses de negócios jurídicos unilaterais; por outro, põe-se em crise a ideia da tipicidade 191
estrita dos negócios unilaterais. Além disso, haverá ainda um aspeto mais importante: o da
influência direta, no jusprivatismo, da Ciência Jurídica administrativa. O Direito
Administrativo atual conhece uma colocação de pessoas, ao serviço da Administração,
através de contrato pessoal. Mas admite, também, a tradicional nomeação unilateral22, sujeita,
naturalmente, a aceitação23. Trata-se de quadros técnicos-jurídicos que podem – se o Direito
positivo estiver conforme –, ser transposto para o Direito privado.

As construções analíticas: Bestellung e Anstellung: a situação jurídica dos


administradores é ainda explicada por construções a que chamaremos analíticas. No essencial,
essas construções descobrem, na génese da posição jurídica aqui em jogo, um ato duplo: por
um lado, a nomeação, pela sociedade, da pessoa eleita para administradora – a Bestellung
(nomeação ou designado); por outro, a celebração, com essa pessoa, de um contrato de
emprego – Anstellung (colocação). Esta orientação deriva de uma análise mais aprofundada
da posição jurídica do administração. A contraposição entre a nomeação e a colocação iria
obedecer a uma ordem de considerações jurídico-cientificas, paralelas às que levaram a
distinguir o mandato da procuração. Além disso, ela permite a salvaguarda das pretensões
derivadas dos contratos celebrados, sem prejudicar a livre destituição dos administradores.
Para o bom entendimento do alcance da construção analítica alemã, assente na contraposição
entre a Bestellung e a Anstellung, é necessário reforçar a ideia de que ela não é, primacialmente,
uma construção teorética. Trata-se, antes, de uma verdadeira dogmática, ditada pela
jurisprudência e pelas necessidades práticas e precisada pela doutrina. Ela implica instituições
societárias, aptas a suportar o seu funcionamento. Além disso, ela requer uma linguagem
conceitual apurada e permite, depois, a localização e o aprofundamento de diversos
problemas. Quanto às instituições societárias, é necessário ter em boa conta a configuração
interna das sociedades anónimas alemãs. Os membros da direção são designados pelo
conselho de vigilância; o contrato de emprego é acordado entre o elemento da direção em
causa e o conselho de vigilância; o contrato de emprego é acordado entre o elemento da
direção em causa e o conselho de vigilância podendo, depois, este delegar no seu presidente
os poderes especiais necessários para a sua celebração. No caso das sociedades por quotas,
há que distinguir: quando não tenham conselho de vigilância, a competência para a

22 A denominada relação jurídica de emprego na Administração Pública é, hoje, regulada pelo Decreto-Lei n.º
427/89, 7 dezembro, alterado, por último, pelo Decreto-Lei n.º 175/95, 21 julho. Retenha-se a noção de
nomeação, inserida no artigo 4.º, n.º1, daquele diploma:
«A nomeação é um ato unilateral da Administração pelo qual se preenche um lugar do quadro e se visa assegurar,
de modo profissionalizado, o exercício de funções próprias de serviço público que revistam caráter de permanência».
23 Artigo 9.º, n.º1 Decreto-Lei n.º 427/89:

«A aceitação é o ato pessoal pelo qual o nomeado declara aceitar a nomeação».

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designação defere-se aos sócios, nos termos gerais, outro tanto sucedendo com o acordar do
contrato de emprego; quanto tenham tal conselho, á que subdistinguir: o conselho pode,
pelos estatutos, ter ou não competência para designar a gerência; na primeira hipótese, o
conselho de vigilância toma as competentes deliberações à imagem do que sucede com as
sociedades anónimas; na segunda, a competência recai nos sócios. Esta situação, assim
descrita no tocante às sociedades por quotas é, no fundo, o resultado da evolução
protagonizada nas anónimas: a não haver conselho de vigilância, não seria facilmente
imaginável negociação do Anstellungsvertrag, através da assembleia geral. Trata-se de um ponto
não esquecer, quando se intente transpor o esquema analítico alemão para as sociedades
anónimas de tipo latino: sem conselho de vigilância ou conselho geral. A linguagem 192
conceitual apurada parta da precisa qualificação das duas figuras. A Bestellung é um ato
deliberativo e, nesse sentido, unilateralmente, embora com um destinatário. Ela pode ser
revogada a todo o tempo, nos termos legais. A Anstellung pressupõe um contrato com certas
cláusulas. Quando outra coisa não se disponha, ela pode ser objeto de denúncia ordinária –
ou seria de duração perpétua – e de denúncia extraordinária – melhor: resolução – perante
um motivo justificado. Dos diversos problemas que esta técnica analítica permite estudar
com apuro cumpre salientar, em primeira linha, a assimilação da Anstallung a um contrato de
trabalho. A jurisprudência e a doutrina têm respondido pela negativa: não há que aplicar aos
titulares dos órgãos sociais o regime da tutela laboral; além disso, eles estão, em termos sócio-
culturais, mais próximos dos empregadores do que dos trabalhadores. Também se verifica
que, de facto, os titulares dos órgãos de direção não surgem numa posição de subordinação
jurídica, em sentido técnico: ninguém lhes dá instruções sobre o modo de concretizar em
sentido técnico: ninguém lhes dá instruções sobre o modo de concretizar os serviços que
devam prestar – ou ter-se-ia de ir procurar, alhures, a direção. Não obstante, a evolução
laboral tem permitido, nalguns casos, fazer transposição de normas do Direito do trabalho,
para os titulares dos órgãos sociais. O Direito do trabalho não mais tem sido entendido como
um Direito de exceção. É, simplesmente, um Direito especial. Logo, torna-se possível, caso
a caso e quando a analogia das situações o permita, transpor normas laborais para outros
setores, entre os quais o aqui em causa. Trata-se de um ponto importante que, abaixo, será
aprofundado.

Valores laborais: a natureza da situação jurídica da administração constitui uma questão


clássica, ainda por resolver. Não a devemos enjeitar. É certo que a natureza de uma situação
jurídica não pode – superado o concetualismo – assumir-se como reitora de soluções: por
isso, ela não pode preceder a determinação do regime. Contudo, a fixação da natureza
constitui um banco de ensaio para a coerência do regime, permitindo detetar lacunas e
incongruências. Além disso, ela traduz um momento imprescindível na compreensão e na
construção do sistema. Como ponto prévio encontramos o da pesquisa, na relação de
administração, de elementos jurídico laborais.
 Martin Diller, numa monografia maciça e exemplar (1994) veio, globalmente,
opinar pela laboralização das relações orgânicas intrassocietárias. No século XIX, os
administradores ou, mais latamente, os representantes permanentes das pessoas
coletivas eram considerados empregados das sociedades respetivas com funções
dirigentes, à semelhança de outros quadros superiores. Era um evidência. Dois
fatores jogavam nesse sentido: por um lado, o contrato de trabalho não estava
tipificado de modo que, de acordo com o sentir comum, ele poderia abranger todas

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as situações nas quais, com independência ou sem ela, uma pessoa ficasse obrigada a
trabalhar; por outro, faltava ainda, ao contrato de trabalho, um regime de tutela de
natureza impositiva que, anos depois, viria a conferir um sobressalto especial às
qualificações laborais. A jurisprudência teve, sobre o tema, uma evolução menos
linear do que muitas vezes hoje se julga. De um modo geral e simplificado, podemos
considerar que as instâncias civis e comerciais negavam a natureza laboral da situação
jurídica de administração; pelo contrário, a instância jurídico-laboral era mais
favorável, àquela natureza. Em termos práticos, a relação existente entre as
administradores e as sociedades respetivas reger-se-ia pelas regras comuns relativas
ao contrato de prestação de serviço, contidas no BGB e não pelas normas 193
especificamente laborais. Paralelamente, o jurisprudência laboral parecia assumir uma
posição diversa ou, pelo menos uma orientação menos formal. Por seu turno, a
doutrina também oscilou. Obras jurídico-laborais antigas faziam uma aproximação
fácil entre a posição dos administradores e a do pessoal trabalhador dirigente. Mais
tarde, a doutrina laboral inclinar-se-ia para a orientação do BGH, propendendo para
a natureza não laboral da relação de administração. A questão não estava, porém –
como nunca esteve – encerrada.
 Ainda nos anos sessenta do século XX, Trinkhaus pediu, de modo direto, a revisão
da posição dominante relativa à natureza não-laboral da posição dos administradores.
Com diversas variantes, posições próximas em Miller, em Becker, em Grunsky e
em
 Henssler: este último, paradigmaticamente, vem afirmar que se verificam, na relação
de administração, pressupostos próprios da relação de trabalho bastantes, pelo
menos, para a aplicação analógica de certas regras; assim e embora considere a
questão ainda em aberto, há tendências claras favoráveis às orientações laborais.
A doutrina laboral dos nossos dias trata o tema com alguma cautela: reafirma as
especificidades da relação de administração, reconhecendo embora a situação particular,
de tipo sujeição, a que dá azo; finalmente, admite uma aplicação, a ponderar em cada
caso, de normativos laborais. Essa orientação poderia, ainda, ser subtilmente
complementada com a societarização das relações de trabalho clássicas. Em suma: parece
caminhar-se para um agnosticismo de cautela que, se denota humildade científica,
dificulta, contudo, o conhecimento.
 Menezes Cordeiro: partindo – como se impõe – das soluções, parece evidente que
a doutrina e a jurisprudência dos diversos ordenamentos – francês, alemão e italiano
– se inclinam para a necessidade de proteção social dos administradores, proteção
essa que, historicamente, é prosseguida pelo Direito do Trabalho. Fazendo um
levantamento de decisões observamos que permitem fixar dois parâmetros: a
situação jurídica de administração não pode provocar um abaixamento no tipo de
proteção que o administrador, anteriormente, detivesse e os diversos passos
protetores são dados sem uma referência direta, a regras do trabalho. Se o primeiro
ponto parece evidente, o segundo merece um suplemento de indagação. Em termos
quantitativos, a discussão em torno da laboralidade d administração tem vindo a
centrar-se nos gerentes das sociedades por quotas. Ora estas, no início, foram
concebidas como sociedades de capitais – portanto: como pequenas empresas
anónimas – aptas, em teoria, a suportar administradores profissionalizados e, como

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tal, assalariáveis. Evoluíra, porém, para sociedades de pessoas em moldes que – até
por razões de ordem económica –, já não se compadecem com tutelas laborais
alargadas. Paradoxalmente, porém, seria em sociedades deste tipo que ainda se
poderia intentar descobrir uma subordinação, em sentido jurídico-laboral, pelo
menos sempre que o administrador – o gerente – não seja, ele próprio, sócio. Já nas
sociedades anónimas, a problemática inverte-se: o administrador tenderá a ser
contratado como um empregado dirigente, especialmente habilitado, mas ligado
apenas por uma relação de serviço remunerada; porém, já não há paradoxalmente
quem lhe dê instruções. Tais instruções, consideradas possíveis nas sociedades de
tipo germânico, através do conselho de vigilância ou conselho geral, seriam 194
impensáveis, nas sociedades anónimas de tipo latino. A própria lei exclui, aliás, a
gestão corrente, do âmbito da competência da assembleia geral. Dogmaticamente, a
situação jurídica laboral autonomiza-se, no seio da prestação ode serviço, por
postular a denominada subordinação jurídica do trabalhador. Tal subordinação daria
corpo ao dever de obediência e à sujeição ao poder disciplinar. O dever de obediência
traduz a heterodeterminação do serviço laboral: caso a caso o sujeito laboral – o
trabalhador – deveria conformar a sua atuação, às instruções do empregador ou do
seu representante. Ocorre, por tudo isto, a figura clássica da situação semelhante à
do trabalhador, caracterizada pela mera subordinação económica e à qual, em certos
casos, teriam aplicação algumas regras laborais. A administração de sociedades seria
uma hipótese a incluir neste domínio24. Mas apenas em teoria: a problemática da
administração foi desenvolvida, em ambiência própria, por comercialistas, de tal
modo que, culturalmente pertence ao Direito comercial. A qualificação jurídica não
deve abdicar dos resultados a que conduza. No Direito português e mercê de diversas
confluências históricas, cristalizadas na Constituição da República Portuguesa de
1976, chegou-se um tipo de tutela jurídico-laboral que, tendencialmente, visa tornar
perpétuas as situações jurídicas de trabalho, bem como as categorias profissionais
que elas tenham configurado. Trata-se da denominada proibição de despedimentos
sem justa causa que, por via de estritas interpretações constitucionais, só dificilmente
tem sido flexibilizada por legisladores dos diversos quadrantes. Torna-se impensável
perpetuar as situações jurídicas de administração das sociedades. Nas anónimas como
nas restantes sociedades, é da sua essência a renovabilidade dos mandatos, com a
inerente hipótese de não recondução. Perpetuar situações de administração
equivaleria a paralisar as empresas. Pior: obrigaria a pesquisar formas práticas de
dissolver todo o ente coletivo, com as sequelas sócio-económicas respetivas que se
adivinham para, in extremo, remover uma administração indesejada. Em suma: por
evidentes inadequação e incompatibilidade valorativa não é viável, no Direito
positivo português vigente, laboralizar a situação jurídica dos administradores. A
tutela requerida passará assim por dois planos simples: o do não retrocesso social do
trabalhador, designado administrador e o da densificação, dentro do razoável, da
justa causa exigida para a destituição, na pendência do mandato, dos administradores
designados. Trata-se de uma via a aprofundar, dentro do respeito pela vontade das
partes, sempre que esta tenha sido formalizada, o que, de todo o modo e no Direito
societário português, só por exceção ocorre. Um desenvolvimento recente, neste

24A doutrina jurídico-laboral não procede, em regra, a esta inclusão: entende que a administração compreende,
hoje, um regime especial próprio, claro e bem definido, no Direito comercial – o que, de resto, não é exato.

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domínio, advém da eventual aplicação, aos administradores, das regras específicas


sobre a não discriminação, aprontadas no domínio laboral. Não vemos como impor
restrições à livre designação dos administradores. Em compensação, não é possível
admitir destituições puramente discriminatórias quando ocorressem, faltaria,
seguramente, justa causa.

§48.º - Os administradores no Direito português


195

Refutação do contratualismo puro: a doutrina portuguesa tem procurado, de um


modo geral, reconduzir a situação jurídica de administração a um contrato: o contrato de
administração ou outro similar.
 Na origem Ferrer Correia opta por uma solução de tipo germânico, assente no ato
de nomeação unilateral, e num contrato de emprego, concluído entre o administrador
e a sociedade.
 Raúl Ventura, por último, propende para a natureza unitária da situação, rematando,
em termos lapidares:
«Havendo um só ato, criador de uma só relação, a sua natureza contratual é evidente,
pois não se concebe outra forma, em Direito privado, de as duas vontades se combinarem
para produzirem a relação».
 Brito Correia, assentando no que apresenta como natureza contratual da eleição e
de aceitação, inclina-se para a contratualidade da relação de administração: haveria, a
tal propósito, um contrato de administração.
 Ilídio Rodrigues inclina-se também para um contrato de administração o qual, em
certos casos de subordinação, poderia ter natureza laboral.
 Nestas condições, a própria jurisprudência fala em contrato sui generis, assente
pretensamente contratuais eleição e aceitação.
 Menezes Cordeiro: esta orientação deve ser revista: ela não tem, por si, nem a
colocação histórica do instituto, nem a atual Ciência do Direito nem, sobretudo, o
Direito positivo aplicável. Bastará aliás um argumento retirado deste último nível: o
Direito vigente mostra que a situação jurídica de administração pode ter alguma das
seguintes fontes:
o A imanência à qualidade de sócio;
o Designação inter partes no contrato de sociedade;
o Designação a favor de terceiro, nesse mesmo contrato;
o Designação pelos sócios ou por minorias especiais;
o Eleição pelo conselho geral e de supervisão;
o Designação pelo Estado;
o Substituição automática;
o Cooptação;

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o Designação pelo conselho fiscal ou designação judicial.


Apenas na hipótese de designação pelo conselho geral e de supervisão se poderia
configurar um contrato: em todos os outros casos, o único contrato que nos surge é
o da sociedade o qual, aliás, nem visa, de modo específico, designar administradores.
Procurar reconduzir a contratos os modos de designação dos administradores de
sociedades, acima alinhados, releva de uma alquimia puramente irreal. A própria
conjunção eleição-aceitação, tendo embora natureza voluntaria, não é contratual.
Pela mais simples e definitiva das razões: não se lhe aplica o regime dos contratos
mas, antes, um conjunto preciso de regras de natureza deliberativa e societária 25. A
situação jurídica de administração não pode ser definida com recurso à via da sua 196
constituição. Ela encontra-se num grupo de situações jurídicas, enformadas por uma
multiplicidade de factos constitutivos. E designadamente: ela pode ser contratual ou
não contratual sem por isso, perder a sua unidade. O Direito português vigente,
contudo, aponta a eleição – tomada como deliberação unilateral – como a via mais
típica de constituição da situação de administração, dobrada aliás pela unilateralidade
de diversos outros elementos constitutivos do seu conteúdo, com relevo para a
remuneração. Fica de pé o recurso dogmático aos quadros do Direito público comum:
não do contrato. A natureza da situação jurídica da administração há-de ser fixada
pelo seu conteúdo e não pela forma da sua constituição. Na jurisprudência mais
recente, a natureza da situação jurídica da administração tem sido diferentemente
considerada. Assim, ora se afirma que ela é contratual, ora se sublinha que, operando
a sua constituição por via do artigo 391.º, n.º1 CSC, não pode haver um contrato de
administração. Em boa verdade, as qualificações em causa não interferem nas
decisões tomadas.

A administração como estado: prossigamos na determinação da natureza da


administração, no Direito português. Em moldes sistemáticos, a situação jurídica de
administração inclui-se no Direito privado: pertence ao Direito das sociedades, ele próprio
privado especial, globalmente marcado pela igualdade e pela liberdade, dentro dos
parâmetros cientíco-culturais do substrato românico. Podemos ainda adiantar que se trata de
uma situação privada patrimonial. A situação jurídica de administração é complexa e
compreensiva: ela abrange um conjunto indiferenciado, muito rico, de direitos e de deveres.
Estruturalmente, a situação jurídica de administração não pode deixar de ser qualificada
como absoluta, no sentido previsto de não implicar uma relação jurídica. De facto, o
administrador tem, no essencial, os poderes de representar e de gerir que são, tecnicamente,
posições potestativas e como tal absolutas: não corporizam binómios de direitos-deveres. O
núcleo absoluto da situação jurídica em causa é, contudo, completado por múltiplas relações:
o administrador tem direitos e deveres, legais, estatutários, convencionais ou deliberados, que
dão corpo à sua situação. Chegados a este ponto, resta considerar a situação jurídica de
administração como uma realidade autónoma, de cariz societário, com factos constitutivos
múltiplos, privada, patrimonial, complexa, compreensiva e nuclearmente absoluta. O seu
conteúdo deriva da lei, dos estatutos e de deliberações sociais, podendo, ainda, ser
conformado por contrato ou por decisões judiciais. Tanto basta para adotar a designação
aqui utilizada: situação jurídica de administração ou, simplesmente, administração. Essa

25Ainda um exemplo: Raúl Ventura procede a uma sábia exposição que documenta o modo não contratual, de
funcionamento da dinâmica dos administradores.

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situação, quando se verifique, seja por que via for, coloca logo o administrador numa teia de
direitos simples, de direitos funcionais e de deveres. Diversas fontes a tanto levam. Trata-se
de um status ou estado: qualidade ou prerrogativa que implica e condiciona a atribuição de
uma massa prévia de elementos juridicamente relevantes, incluindo deveres, direitos
funcionais e obrigações. Cabe ao Direito aplicável explicitar o conteúdo desse estado.

Os direitos dos administradores; a remuneração; a moderação: a posição


jurídica do administrador é tratada, nas fontes, em termos absolutos. Assim, ela não se explica,
de modo direto, com recurso a elencos de direitos e de deveres. Não obstante, é possível
apontar algumas realidades dessa natureza, como forma de melhor explicar o tema. A
197
administração de sociedades comerciais tem vindo a ser profissionalizada. O primeiro direito
do administrador será o direito à retribuição. Nos restantes tipos societários, o papel de
administrador, ainda que de modo não tão claro, mantém-se estritamente patrimonial. A
retribuição faz parte do seu conteúdo natural.
 O Código das Sociedades Comerciais presume remunerada a gerência das
sociedades em nome coletivo: o montante da remuneração é fixado por
deliberação dos sócios (artigo 192.º, n.º5 CSC).
 As sociedades por quotas merecem, nesse domínio, uma regulamentação mais
complexa: artigo 255.º CSC.
 Quanto às sociedades anónimas, vigora o artigo 399.º CSC. Um preceito similar
(artigo 429.º CSC) dispõe sobre a remuneração dos administradores executivos: esta
é fixada pelo conselho geral e de supervisão ou, no caso de assim estar previsto no
contrato de sociedade, pela assembleia geral ou por uma comissão por esta nomeada.
A remuneração dos administradores, designadamente no caso das sociedades
anónimas, apresenta uma estrutura ainda mais complexa. Por razões de ordem social
e fiscal, elas têm vindo a assumir composições parcial e crescentemente não-
monetárias. Acresce que, por vezes, o desempenho de funções de administração
numa sociedade implica o desempenho de funções semelhantes, em empresas
participadas, desempenho esse que é remunerado. O exercício das funções de
administração pode ainda facultar diversas regalias sociais. Para além das regras gerais
de segurança social, os administradores podem desfrutar de esquemas específicos,
previstos nos estatutos da sociedade ou em regulamentos a ele anexos (vide o artigo
402.º CSC, a propósito das sociedades anónimas; pensamos, porém, que este
dispositivo pode ser estendido a outros tipos societários). A prática exemplifica
esquemas de reforma, de subsídios de doença e de invalidez, seguros profissionais,
esquemas de apoio na aquisição de habitação e outros. Pois bem: todas as vantagens
patrimoniais dispensadas aos administrador nessa qualidade têm natureza retributiva.
São, assim de ter em conta, para a precisa definição dos seus direitos e jogam para o
cálculo de hipotéticas indemnizações, que os devam ter em causa.
Resta acrescentar que a política de remuneração dos administradores integra um capítulo
dedicado da corporate governance. Cada vez mais ela dá azo a disciplinas especializadas, que
requererem um estudo autónomo e alargado de conhecimentos comparatísticos. A Lei n.º
28/2009, 19 junho, que visava rever o regime sancionatório no setor financeiro em matéria
criminal e contra-ordenacional, veio adotar duas normas algo pesadas nos seus artigos 2.º e
3. O despacho do Ministério das Finanças n.º 5696-A/2010, 25 março, veio dispor nos
seguintes termos:

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«1 – A título excecional, e nos termos legalmente previstos, seja adotada por todo o setor
empresarial do Estado uma política assente na contenção acrescida de custos no que toca à
remuneração dos membros dos respetivos órgãos de administração, designadamente não havendo
lugar, nos anos de 2010 e 2011, à atribuição de qualquer componente variável da remuneração;
«2 – O disposto no número anterior é aplicável a todo o setor empresarial do Estado,
incluindo empresas públicas, entidades públicas empresariais e entidades participadas».
Tomado à letra, este despacho iria atingir sociedades nos quais o Estado tinha participações
minoritárias, diretas ou indiretas (casos exemplares da PT, Galp e EDP) e que estavam
sujeitas a puros regimes de Direito comercial. As assembleias gerais recusaram 198
(legitimamente) a sua aplicação. Noutro plano a CMVM, no Código de Governo das
Sociedades da CMVM de 2010 (recomendações), preconizou que as sociedades cotadas
divulgassem individualmente as recomendações dos administradores. Vai um tanto na linha
da Lei n.º 28/2009. A novidade reside no seguinte: o artigo 288.º, n.º1, alínea c) deste Código,
apenas obriga a divulgar os montantes globais pagos em cada ano, aos membros dos órgãos
sociais: não os montantes individuais. De facto, em certos casos, o montante individual pode
estar associado a índices de produtividade setorial que não convenha tornar públicos, por
razões de negócio. Obviamente: os montantes exatos são sempre conhecidos pela
Administração fiscal. A divulgação individual permite comparações dentro da empresa e
conduz ao nivelamento e, portanto: ao fim da recompensa pelo mérito. Esta matéria exige
cuidado e ponderação. Do lado dos administradores, há que ter o sentido das proporções e
das conveniências. Do lado dos comentadores e da comunicação social: há que pôr cobro ao
sensacionalismo fácil de exibir cifras fora do contexto. Uma chamada de atenção deve ser
feita: a continuar o ambiente de calúnia persecutória e de delação em curso, nenhum técnico
habilitado quererá assumir funções de responsabilidade: na política como na gestão de alto
nível. As consequências são fáceis de antever. Finalmente, o Direito vigente tem, há muito,
instrumentos para lidar com situações de excesso. Para além da cláusula geral do abuso do
direito, recordamos o artigo 255.º, n.º2 CSC, que permite a redução da remuneração dos
sócios gerentes, pelo tribunal, a requerimento de qualquer sócio, em processo de inquérito
judicial, quando forem gravemente desproporcionadas quer ao trabalho prestado, quer à
situação da sociedade. Esta regra pode ser aplicada a outros tipos de sociedades por analogia.

Os deveres dos administradores; quadro geral: os deveres dos administradores


prestam-se a longas enumerações. Vamos, aqui, proceder apenas a algumas classificações. De
acordo com a fonte, os deveres dos administradores podem ser legais, estatutários,
contratuais ou deliberativos, conforme provenham diretamente de preceitos legais, do pacto
social, de contrato ou de deliberação dos sócios ou do próprio conselho de administração.
As normas em causa podem originar deveres fiscais, de segurança social, laborais, cambiários,
societários. Muito importante é a contraposição entre deveres genéricos e deveres específicos:
os primeiros resultam da mera existência de direitos alheios ou de normas de proteção,
enquanto os segundos têm a ver com obrigações legais, estatutárias ou convencionais.
Perante situações relativas, os deveres dos administradores podem equacionar-se em deveres
para com a sociedade, para com os credores desta, para com os sócios ou para com terceiros.
Tomados n sua configuração, os deveres poderão ser diretamente de conduta ou redundar
em meros deveres de diligência. De resto, a complexidade da situação permite aplicar as
diversas classificações de obrigações: há deveres solidários, deveres de meios e de resultado
e obrigações de facere, de dare e de pati. Em obediência aos conceitos usados para os explicitar,

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os deveres dos administradores podem ser determinados ou indeterminados. Estes últimos,


que carecem em cada caso de atravessar um competente processo de concretização,
abrangem, em particular, deveres de cuidado, de lealdade e de informação. Fica em aberto o
saber se é possível imputar, aos administradores, a generalidade dos deveres que assistam às
sociedades e, ainda, toda uma série de deveres orgânicos, instrumentais e funcionais.

§49.º - A constituição e o termo da situação de administrador


199

A constituição: o Código das Sociedades Comerciais omitiu o tratamento geral da


constituição da situação da administração das sociedades. Somos, assim, obrigados a procurar
regras nas partes dedicadas aos diversos tipos societários. Essas regras correspondem, no
essencial, a um regime comum.
 No domínio das sociedades em nome coletivo, o artigo 119.º CSC estabelece, nos
seus três primeiros números:
o Não havendo estipulação em contrário e salvo o disposto no n.º3, são
gerentes todos os sócios, quer tenham constituído a sociedade, quer tenham
adquirido essa qualidade posteriormente;
o Por deliberação unânime dos sócios podem ser designadas gerentes pessoas
estranhas à sociedade;
o Uma pessoa coletiva sócio não pode ser gerente, mas, salvo proibição
contratual, pode nomear uma pessoa singular para, em nome próprio, exercer
esse cargo.
Aqui, a posição de gerente é uma decorrência da de sócio: estamos próximos da
solução vigente, para as sociedades civis puras, nos termos do artigo 985.º, n.º1 CC.
O facto constitutivo essencial e, supletivamente, predominante é o contrato de
sociedade: a lei não prevê um contrato de gerência autónomo. Quando a gerência
recaia sobre um não-sócio, o facto constitutivo é a própria deliberação dos sócios.
Finalmente, prefigura-se, ainda, uma terceira situação: a da eficácia conjunta do pacto
social e de deliberação de entidade terceira, na hipótese da pessoa coletiva sócia.
 Passando à composição da gerência, nas sociedades por quotas, encontramos o
dispositivo do artigo 252.º CSC. Aparentemente, verifica-se um distanciamento em
relação à imanência da administração aos sócios. Os gerentes são designados no pato
ou escolhidos, posteriormente, por deliberação dos sócios, podendo ser estranhos. A
gerência é sempre personalizada – veja-se o n.º3 – não sendo transmissível por morte
– n.º4. A emancipação do modelo civil não é total: faltando definitivamente os
gerentes, todos os sócios assumem, por força da lei, os poderes de gerência, até à
designação de novos gerentes – artigo 253.º, n.º1 CSC. O artigo 253.º, n.º1 CSC
admite, finalmente, a nomeação judicial quando decorram 30 dias sobre a falta de um
gerente, não nominalmente designado, cuja intervenção seja, pelo contrato,
necessária para a representação da sociedade.
 No tocante às sociedades anónimas, o Código prevê um esquema complexo de
designação dos administradores. Estes podem (artigo 391.º, n.º1 CSC) ser designados
no contrato de sociedade ou eleitos pela assembleia,, referindo ainda (n.º5) a

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necessidade de aceitação, expressa ou tácita. O contrato de sociedade pode prever


administradores eleitos, por certas minorias (artigo 392.º, n.º1 CSC), havendo ainda
e eventualmente, que contar com administradores por parte do Estado (n.º11). Nas
hipóteses de substituição prevista no artigo 393.º CSC, pode haver, após a chamada
de suplentes, quando os haja, designações por cooptação ou, na falta desta, por
deliberação do conselho fiscal ou do conselho de auditoria (artigo 393.º, n.º1, alíneas
b) e c) CSC). O artigo 394.º CSC prevê a nomeação judicial, quando decorram
determinados períodos de tempo, sem que tenha sido possível eleger o conselho de
administração. O Código admite, ainda, sociedades anónimas de modelo germânico:
com conselho geral e de supervisão e com conselho de administração executivo. 200
Segundo o artigo 425.º CSC, os administradores são designados ou no contrato de
sociedade ou pelo conselho geral e de supervisão ou, ainda, pela assembleia geral, se
os estatutos assim o determinarem (n.º1) podendo não ser acionistas (n.º6). O
conselho geral e de supervisão providencia quanto à sua substituição (n.º4) podendo
(artigo 426.º CSC) haver nomeação judicial, por aplicação, com as necessárias
adaptações, das regras atinentes às sociedades de estrutura latina. Um tanto contra a
corrente do Código, o artigo 430.º, n.º3 CSC, n sua redação inicial, a propósito da
destituição sem justa causa do diretor, refere o contrato com ele celebrado.
 Queda uma referência breve às sociedades em comandita: aí, salvo se o contrato
de sociedade permitir a atribuição da gerência aos sócios comanditários, só os
comanditados podem ser gerentes (artigo 470.º, n.º1 CSC). Posto o que têm aplicação:
nas sociedades em comandita simples, o dispositivo relativo às sociedades em nome
coletivo (artigo 474.º CSC) e nas comanditas por ações, as regras previstas para as
sociedades anónimas (artigo 478.º CSC). Finalmente, cumpre aludir a situações
especiais, como as que envolvem a nomeação de administradores, por parte do
Estado. Tais administradores, que ocupam, por lei, a precisa posição orgânica e
estatutária dos seus pares, designados pelos estatutos ou eleitos em assembleia geral,
como que completam uma rica panóplia de factos constitutivos da situação de
administração.

O termo: a situação jurídica de administração não é, por natureza, perpétua. A vicissitude


da sua cessação esta sempre no horizonte. Diversas formas de cessação das situações jurídicas
têm, aqui, aplicação e, designadamente: a caducidade, a revogação, a resolução e a denúncia.
Todas estas figuras sofrem, na sua aplicação aos administradores, diversos processos de
adaptação. A caducidade sobrevém por morte, interdição, incapacitação, inabilitação ou
reforma do administrador. Quanto à inabilitação, é de relevar a situação correspondente, por
exemplo, à cassação da carteira ou à não autorização de entidade competente para o
desempenho do lugar. Também há caducidade quando expire o prazo por que foi feita a
designação – no caso das sociedades anónimas, releva o prazo máximo de quatro anos, fixado
no artigo 391.º, n.º3 CSC – prazo esse acrescido do lapso necessário, para que haja nova
designação (artigo 391.º, n.º4 CSC: noutros termos, a caducidade opera aqui, apenas, quando
haja nova designação, mas não antes de decorrido o período dos quatro anos. Se este não for
respeitado, temos, já a destituição). Outra hipótese de caducidade é a extinção da sociedade;
a passagem do administrador a liquidatário (artigo 151.º, n.º1 CSC), puramente supletiva,
representa, já, uma posição qualitativamente diversa. Também podemos falar em caducidade,
na hipótese de extinção do órgão ou do lugar, aqui, a materialidade da situação subjacente
poderá requerer a aplicação do regime da destituição. A revogação, em rigor, corresponderia

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à cessação da situação jurídica de administração, por acordo das partes. Porém, um


verdadeiro acordo exigiria aqui que a constituição da situação fosse contratual, o que é tudo
menos seguro, à luz do Direito português. Fica-nos a revogação unilateral, por decisão de
entidade competente para a designação, numa posição duvidosa por, de toda a designação
criar direitos. A resolução, sempre unilateral, exige fundamento e previsão legal. As
exigências próprias do Direito societário levaram a que, neste ponto, revogação e resolução
tenham sido fundidas numa figura própria e autónoma: a destituição dos administradores.
Trata-se de um ponto em que o CSC, na sua versão inicial, incorreu em múltiplas flutuações,
que têm vindo a ser limadas, pela doutrina e pela jurisprudência. A reforma de 2006
introduziu, aqui, alguma clarificação. A situação dispersiva aconselha uma prévia recolha, a 201
nível de fontes:
 Nas sociedades em nome coletivo (artigo 191.º, n.º4 a 7 CSC) releva as seguintes
possibilidades:
o O sócio foi designado por cláusula especial do contrato de sociedade: só pode
ser destituído da gerência em ação intentada pela sociedade ou por outro
sócio, contra ele e contra a sociedade, com fundamento em justa causa (artigo
191.º, n.º4 CSC);
o O sócio é gerente por inerência à qualidade de sócio ou foi designado gerente
por deliberação dos sócios: só pode ser destituído da gerência por deliberação
dos sócios e com fundamento em justa causa, salvo se o contrato de
sociedade dispuser diferentemente (artigo 191.º, n.º5 CSC);
o O gerente não é sócio: pode ser destituído por deliberação dos sócios,
independentemente de justa causa (artigo 191.º, n.º6 CSC);
o A sociedade tem apenas dois sócios: a destituição de qualquer deles da
gerência, com fundamento sem justa causa, só pode ser decidida pelo tribunal,
em ação intentada pelo outro contra a sociedade.
 Nas sociedades por quotas, o sistema de destituição tem a configuração
subsequente (artigo 257.º CSC):
o Em princípio, os sócios podem deliberar, a todo o tempo, a destituição dos
gerentes (artigo 257.º, n.º1 CSC); o contrato de sociedade pode exigir, para o
efeito, maioria qualificada, ou exigir outros requisitos; porém, se a destituição
se fundar em justa causa, pode ser sempre deliberada por maioria simples
(n.º2);
o Quando uma cláusula do contrato atribua a um sócio um direito especial à
gerência, requer-se o consentimento deste; podem, porém, os sócios
deliberar que a sociedade requeira a suspensão e destituição judicial do
gerente por justa causa (n.º3);
o Existindo justa causa, qualquer sócio pode requerer a suspensão e a
destituição do gerente, em ação intentada contra a sociedade (n.º4);
o A sociedade tem apenas dois sócios: a destituição da gerência, com
fundamento em justa causa, só pode ser decidida pelo Tribunal, em ação
intentada pelo outro.
 Nas sociedades anónimas, deparamo-nos com o esquema seguinte:
o De tipo latino (artigo 403.º CSC):

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A assembleia geral pode deliberar, a todo o momento, a destituição


de qualquer membro do conselho de administração (artigo 403.º, n.º1
CSC);
 O administrador foi eleito de acordo com as regras especiais do artigo
392.º CSC: a deliberação sem justa causa não procede se contra ela
tiverem votado acionistas que representem pelo menos 20% do
capital social (artigo 403.º, n.º2);
 Enquanto não for convocada a assembleia geral para deliberar sobre
o assunto: um ou mais acionistas titulares de ações correspondentes,
pelo menos, a 10% do capital social podem requerer a destituição 202
judicial de um administrador, com fundamento em justa causa (artigo
403.º, n.º3 CSC);
 O administrador é nomeado pelo Estado ou entidade equiparada: a
assembleia geral apenas pode, na apreciação anual da sociedade,
manifestar a sua desconfiança, em deliberação que deve ser
transmitida ao ministro competente (artigo 403.º, n.º4 CSC);
 Constituem designadamente justa causa de destituição a violação
grave dos deveres do administrador e a sua inaptidão para o exercício
normal das suas funções (artigo 404.º, n.º4 CSC);
 Se a destituição não se fundar em justa causa, cabe indemnização
(404.º, n.º5 CSC).
o De tipo germânico (artigo 430.º CSC):
 Os administradores podem ser destituídos, a todo o tempo, pelo
conselho geral e de supervisão ou pela assembleia geral, consoante o
órgão competente para a eleição (artigo 430.º, n.º1 CSC);
 Aplicando-se, quanto à noção de justa causa e quanto às
consequência da sua inexistência o disposto para as sociedades de
tipo latino.

A livre destituibilidade e a exigência de justa causa: o princípio da livre


destituibilidade dos administradores é tradicional: provinha do Direito francês e tinha
expressa consagração, no revogado artigo 172.º CCom. A doutrina da época entendia que
esta norma era imperativa. O Código Comercial não efetuava distinções dentro da ideia da
destituição dos administradores, por decisão da assembleia. A doutrina já havia proposta a
distinção basilar entre destituição com justa causa e sem justa causa. E a principal eficácia da
distinção assentaria no problema da indemnização: quando houvesse justa causa, a
destituição não daria lugar a qualquer indemnização. A noção de justa causa não era, contudo,
pacífica. Frente a frente duas orientações:
 Uma noção mais civilística, segundo a qual a justa causa seria qualquer motivo
justificado, a apreciar livremente pelo Tribunal;
 Uma noção mais laboral, que via, na justa causa, um comportamento culposo
desde que, pela sua gravidade e consequências, torne praticamente impossível a sua
manutenção em funções.
O CSC conserva o princípio da destituibilidade livre dos administradores. A justa causa
apenas serve para decidir se a destituição opera ou não com indemnização. Isto assente,

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verifica-se que a lei dá duas definições próximas de justa causa de destituição. A propósito
da sociedade por quotas, esta é definida (artigo 257.º, n.º6 CSC) nestes termos:
«Constituem justa causa de destituição, designadamente, a violação grave dos deveres do gerente
e a sua incapacidade para o exercício normal das respetivas funções».
No tocante às sociedades anónimas (artigo 403.º, n.º4 e 430.º, n.º2 CSC) aparece uma noção
semelhante, mas em que incapacidade é substituída por ineptidão. Temos, ainda, certos
exemplos concretos de justa causa: o do artigo 254.º, n.º5 CSC, que considera justa causa de
destituição do gerente a violação da proibição da concorrência e o do artigo 447.º, n.º8 CSC,
que afirma como tal a falta culposa de cumprimento do disposto n o n.º1 e 2 deste artigo, 203
relativos à publicidade de participações dos membros de órgãos de administração e
fiscalização. Pois bem: perante estas fórmulas, não restam dúvidas de que a justa causa
implica a violação grave – com dolo ou negligência grosseira – dos deveres do
administrador. A incapacidade para o exercício normal não é incapacitação: esta conduz à
caducidade; trata-se, antes, da incompetência profissional grave, a qual implica, sempre, um
nível normativo, e, daí: a violação, necessariamente grave, dos deveres de estudo e de
atualização exigíveis. A noção mais laboral – portanto mais restritiva – que tem, na lei, uma
base suscetível de alargamento, merece ser acolhida. Aliás, ela foi desenvolvida por Raúl
Ventura, a propósito dos gerentes das sociedades por quotas; a argumentação em causa pode,
porém, ser transposta para os administradores das sociedades anónimas. Além do exposto,
há boas razões de fundo para dispensa, aos administradores das sociedades, uma certa
proteção semelhante à que a lei concede aos trabalhadores subordinados. Não pode ter a
mesma intensidade, sob pena de subverter a própria lógica intrínseca do Direito societário;
mas sempre será alguma: a total desproteção dos administradores iria repercutir-se no seu
profissionalismo, com danos para a própria sociedade. A jurisprudência portuguesa surge
maioritariamente, sensível a este ponto, sobretudo, no início, a nível do Supremo. Pode-se ir
mais fundo. A qualificação de uma deliberação como tendo justa causa comporta, sobretudo,
virtualidade de dispensar a indemnização e outros institutos de proteção aos administradores:
a liberdade da própria sociedade não está em jogo, uma vez que a destituição é sempre
possível, com ou sem justa causa. Por isso, a justa causa assume um perfil totalmente
imputável ao administrador; se não houver culpa e ilicitude por parte deste, ela não se justifica.
Particularmente em jogo, está o problema da mudança de orientação da sociedade. Tal
mudança de orientação é sempre possível, sobretudo quando se venha a formar uma nova
maioria de sócios. Poderá, então, haver que dispensar os administradores. Mas o risco é da
sociedade: se os administradores estiverem ainda dentro do mandato para que foram
designados, eles têm direito a diversas compensações: não há justa causa. Tem interesse
consignar algumas proposições judiciais relativas à destituição dos administradores e à justa
causa que, porventura, se verifique. Assim, temos:
 Constitui justa causa de destituição, nomeadamente, a violação grave dos deveres de
gerente e a sua incapacidade para o exercício normal das respetivas funções;
 Justa causa de destituição do gerente é a violação grave do seu dever e a sua
incapacidade para o exercício normal das funções; trata-se de um conceito
indeterminado, mas que consiste no facto ou situação na qual, segundo a boa fé, não
seja exigível à sociedade a continuação da relação contratual;
 A justa causa de destituição consubstancia uma quebra de confiança, por razões
justificadas, entre a sociedade e o gerente;

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 O facto de o gerente de certa sociedade ser sócio de outra congénere, onde não
exerce qualquer atividade, não é motivo justificado para a sua destituição de gerente;
 Os gerentes que, por sistema, cumpram tardiamente (3 ou 2 anos depois) o seu dever
de relatar a gestão e de apresentar as contas da mesma, não atuam segundo os
critérios de um gestor ordenado e criterioso, havendo por isso justa causa para a sua
destituição;
 O gerente de uma sociedade por quotas deve respeitar deveres de diligência e de
vigilância, segundo um padrão objetivo; para integrar a justa causa de destituição,
relevam ações e omissões; in casu, deixar caducar alvarás de construção civil, anular
contratos de seguros de trabalhadores e passar faturas falsas; 204
 Destituição com justa causa será aquela que tenha por fundamento a verificação de
um motivo grave, de tal modo que não seja exigível, à sociedade, manter a relação de
administração;
 Justa causa pressupõe uma conduta culposa que torne impossível ou inexigível a
subsistência da relação funcional;
 Justa causa provém da verificação de um comportamento culposo do administrador
que, pela sua gravidade e consequências, torne inexigível, à sociedade, manter a
relação de indemnização;
 A justa causa pressupõe uma atuação censurável;
 Há justa causa perante a impossibilidade de continuar a relação de confiança.
Em termos processuais, os factos relativos à existência de justa causa devem ser invocados e
provados pela sociedade que dela se queira prevalecer. É uma decorrência das regras gerais
sobre o ónus da prova. Os fundamentos da destituição devem constar da competente ata;
único meio de prova quanto ao deliberado.

A indemnização: cabe aprofundar um pouco o tema do direito à indemnização


eventualmente envolvida pela cessação do mandato dos administradores: numa dogmática
responsiva, ele dar-nos-á um auxiliar de entendimento da justa causa e da própria destituição.
Na vigência do Código Comercial, o direito dos administradores destituídos, antes do termo
do mandato, a receber uma indemnização da sociedade, veio a ser reconhecido, na doutrina
e na jurisprudência. Para tanto, aduzia-se o seguinte argumento: o artigo 172.º CCom, a
propósito dos diretores das sociedades comerciais, falava em revogabilidade do mandato.
Por seu turno, o artigo 245.º CCom dispunha que:
«A revogação e a renúncia do mandato, não justificadas, dão causa, na falta de pena
convencional, à indemnização de perdas e danos».
Assim, embora se soubesse que o mandato dos administradores não era o mandato comercial
dos artigos 231.º e seguintes CCom, fazia-se a transposição da regra. A jurisprudência veio,
contudo, colocar a questão na dependência da natureza jurídica do vínculo que une os
administradores à sociedade. Essa natureza dá lugar a uma série de dúvidas e dificuldades,
acima aludidas. A jurisprudência começa por fazer a seguinte derivação:
 Se a posição dos administradores assentasse num vínculo unilateral, a sua destituição
não daria lugar a qualquer indemnização;
 Se, pelo contrário, ela fosse contratual, impor-se-ia a analogia com o mandato e, daí,
a indemnização, no caso de destituição sem justa causa.

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Pode, pois, dizer-se que a predominância jurisprudencial ia no sentido de haver direito a


indemnização; toda a doutrina alinha, aliás, nesse sentido. Para além da quantificação das
diversas orientações é importante a ponderação das bases em que assenta. Na verdade, não
é correto fazer derivar o direito a uma indemnização da natureza do vinculo de administração.
Para além da manifesta inversão que consiste em retirar um regime de uma qualificação –
que deveria ser subsequente – fácil é constatar que, quando aquele vínculo fosse unilateral,
nem por isso deixaria de existir tal direito. Com efeito, o ato unilateral deve ser respeitado
pelo próprio; nada impede, perante a moderna Ciência do Direito, que ele dê lugar a direitos,
na esfera de terceiros, direitos esses que, sendo violados, abram as portas ao ressarcimento.
O exemplo utilizado, no domínio das sociedades comerciais, tem sido o direito aos 205
dividendos: eles são arbitrados, pela assembleia geral, num ato claramente unilateral; no
entanto, posteriormente, a assembleia já não pode deliberar não os distribuir: seria uma pura
decisão de não cumprimento de uma obrigação. Quando destituídos, antes do termo e sem
justa causa, os administradores das sociedades anónimas têm, pois, direito a uma
indemnização, seja qual for a natureza do vínculo que os una à sociedade. O CSC, na sua
versão inicial, não tratou, expressamente, do direito à indemnização que têm os
administradores das sociedades anónimas, destituídos sem justa causa antes do termo do seu
mandato. Não obstante, não oferecia dúvidas, mesmo perante o silêncio então reinante, que
a solução, já antes alcançada, também no silêncio da lei se mantinha. Para tanto, referíamos
dois argumentos de Direito positivo e um argumento de ordem geral. Direito positivo:
 No (então) silêncio do CSC, havia que recorrer às sociedades civis, nos termos do
artigo 2.º CSC: ora o artigo 987.º, n.º1 CC, remete os direitos dos administradores
das sociedades civis para as normas do mandato; e o mandato conferido, também no
interesse do mandatário ou de terceiro, não pode ser revogado sem justa causa (artigo
1170.º, n.º2 CC) sob pena de indemnização (artigo 1172.º CC);
 O próprio CSC contemplava o direito à indemnização, no caso de destituição de
gerentes sem justa causa (artigo 257.º, n.º6 CSC) e dos então diretores de sociedades
anónimas, no regime de conselho geral, também sem justa causa (artigo 420.º, n.º3
CSC).
O argumento de ordem geral assentava na presença de direitos na esfera dos administradores
que não podiam, sem mais, ser destruídos. Como foi referido, impunha-se aqui uma certa
analogia com a situação de trabalho, sendo de dispensar um mínimo de proteção no próprio
interesse das sociedades: de outro modo, os profissionais competentes nunca seriam
administradores; apenas os aventureiros correriam tal risco. Após a reforma de 2006, as
duvidas foram claramente resolvidas no bom sentido: também nas sociedades anónimas, a
destituição sem justa causa dos administradores obriga a indemnizar. Problema gravoso é o
da pretensa limitação apriorística do montante das indemnizações. O artigo 257.º, n.º7 CSC,
a propósito da indemnização devida ao gerente destituído sem justa causa, acrescenta:
«(…)entendendo-se, porém, que ele não se manteria no cargo ainda por mais de quatro anos
ou do tempo que faltar para perfazer o prazo por que fora designado».
Havia, aqui, uma sugestão de que esse lapso de tempo condicionava a indemnização. Indo
ainda mais longe, o artigo 403.º, n.º5 CSC, na redação resultante da reforma de 2006,
pretende limitar, ad nutum, a indemnização. Diz:

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«(…) sem que a indemnização possa exceder o montante das remunerações que
presumivelmente receberia até ao final do período para que foi eleito».
Este preceito envolve um grave erro de Direito e surge claramente inconstitucional. Perante
a responsabilidade por atos ilícitos, todos os danos devem ser ressarcidos. De outro modo,
estarmos a admitir o desrespeito pela propriedade privada, perante danos patrimoniais e a
desconsideração pela dignidade da pessoa, perante danos morais. O preceito de 2006 é
contrário ao sistema e à Constituição. A limitação às indemnizações só é possível perante
situações de responsabilidade objetiva. Ora o legislador, particularmente em 2006, parece
partir do princípio que a destituição é sempre lícita… envolvendo responsabilidade objetiva
(sem culpa), faltando justa causa. Não é assim. A destituição sem justa causa é mesmo ilícita: 206
o combinado é para cumprir. O facto de não haver reintegrações não limitada – antes pelo
contrario! – a indemnização. Para além da inconstitucionalidade e do erro dogmático, a
solução apontada em 2006 incorre noutro óbice: vai dar corpo ao miserabilismo das nossas
indemnizações. Também por isso, deve ser contradita em nome do sistema. Os limites
aparentemente resultantes do artigos 257.º, n.º7 CSC e 403.º, n.º5 CSC caem em terreno fértil.
A jurisprudência é muito parca em indemnizações, enquanto a figura dos administradores é,
hoje, malquista. Muitas das decisões restritivas têm a ver com particularidades dos casos
concretos que resolveram. Retemos os seguintes aspetos:
 A indenização traduz os lucros cessantes os quais, na falta de outros elementos,
correspondem ao que o administrador deixou de ganhar;
 Não chega dizer que perdeu remunerações: o gerente destituído deve provar os danos;
 À indemnização haveria que descontar o que o destituído foi ganhar alhures (aliunde
perceptum): uma orientação que, sendo um apelo à preguiça, não podemos subscrever;
 O montante previsto no artigo 403.º, n.º5 CSC é o máximo: uma tese que reputamos
inconstitucional.
Desenha-se, no entanto, uma linha que merece total apoio: a que admite, ainda, o cômputo
dos danos morais, que podem ser gravíssimos.

Capítulo VI – A responsabilidade dos


Administradores26

§50.º - A responsabilidade dos administradores na experiência


portuguesa

O Código das Sociedades Comerciais; conspecto geral: o CSC compreende,


no seu Título I – Parte Geral –, um Capítulo VII, intitulado responsabilidade civil pela

Cordeiro, António Menezes; Direito das Sociedades, Parte Geral, Volume I; Almedina editores; 3.ª edição;
26

Coimbra, Maio 2011.

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constituição, administração e fiscalização da sociedade. Esse capítulo abrange catorze artigos


– 71.º a 84.º CSC –, alguns de considerável densidade, dedicados precisamente ao problema
em estudo. Dos preceitos aí presentes, logo se verifica que os artigos 80.º a 84.º CSC não
dizem respeito à responsabilidade dos administradores, gerentes ou diretores e que os artigos
83.º e 84.º CSC nem sequer têm a ver com o instituto da responsabilidade civil. Os artigos
80.º, 81.º e 82.º CSC prendem-se, como se viu, com a responsabilidade de outras pessoas
com funções de administração, de membros dos órgãos pessoas com funções de
administração, de membros dos órgãos de fiscalização e dos revisores oficiais de contas,
respetivamente. Os artigos 83.º e 84.º CSC, por seu turno, contêm regras não de
responsabilidade civil, mas de responsabilidade patrimonial: verificadas as condições 207
legalmente previstas, os bens dos implicados respondem, independentemente de qualquer
atuação. Aflora, aqui, um instituto – o da responsabilidade patrimonial – cuja ligações com a
responsabilidade civil são, antes de mais, linguísticas. A sua inserção sistemática não tem
justificação científica. O Capítulo VII, da Parte Geral, apresenta uma lógica interna. Ele
principia pela responsabilidade quanto à constituição (artigo 71.º CSC) e passa, depois, à dos
membros da administração, portanto já no período de funcionamento normal da sociedade
(artigo 72.º CSC). De seguida, fixa alguns aspetos dos termos dessa responsabilidade:
solidariedade (artigo 73.º CSC) e cláusulas nulas (artigo 74.º CSC). Versados esses aspetos
substantivos, o Código veio precisar diversos pontos processuais: a ação social e os
representantes especiais (artigos 75.º e 76.º CSC) e a ação social dita, por vezes, entre nós, ut
singuli (artigo 77.º CSC). Temos, aqui, situações de responsabilidade obrigacional, uma vez
que estão em causa violações de deveres (específicos) contratuais ou legais. Seguem-se
situações de responsabilidade aquiliana: a responsabilidade perante os credores sociais (artigo
78.º CSC) e perante os sócios e terceiros (artigo 79.º CSC). Os restantes preceitos desse
Capítulo ocupam-se de questões já exteriores à temática versada. A uma primeira leitura, os
preceitos envolvidos são complexos: vão bulir com uma problemática comercialística
tipicamente societária e ainda, sobretudo, com questões profundas de responsabilidade civil.
Tem ainda interesse notar que a sistematização interna, aqui patenteada, obedece a uma
preocupação funcional e não científica. De facto, o Capítulo VII em causa, compreende três
tipos de normas:
 Preceitos que correspondem a manifestações comuns de responsabilidade civil;
 Preceitos que exprimem deveres a cargo de gerentes ou administradores, de
sociedades e, ainda, dos fundadores;
 Preceitos que implicam soluções mais complexas e, propriamente, societárias.
Correspondem a manifestações comuns de responsabilidade civil, os artigos 72.º, n.º1, 73.º
e 74.º, n.º1 CSC (obrigacional) e os artigo 78.º, n.º1 e 79.º CSC (aquiliana). A estes preceitos
podem, ainda, somar-se os artigos 80.º, 81.º e 82.º CSC, os quais, contudo, já não dizem
respeito a administradores ou gerentes. Noutros termos: na ausência dos referidos artigos,
chegar-se-ia a idênticas saídas, através do regime geral das obrigações, desde que devidamente
concretizado. No artigo 72.º, n.º1 CSC o regime resultaria logo dos artigos 798.º e 799.º, n.º1
CC. No artigo 73.º, n.º1 CSC, a responsabilidade dos diversos administradores ou similares
é solidária; solidariedade que já resultaria do artigo 497.º,n.º1 CC, enquanto a medida do
regresso do artigo 73.º, n.º1 CSC transcreve, quase à letra, o artigo 497.º, n.º2 CC. O artigo
74.º, n.º1 CSC prescreve a nulidade de cláusulas de isenção ou de limitação de
responsabilidade: é o regime geral do artigo 809.º CC. No artigo 78.º, n.º1 CSC tratamos de

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regras gerais de responsabilidade civil, presentes no artigo 483.º, n.º1, in fine CC: é a chamada
responsabilidade pela violação de normas de proteção. Por fim, manda o artigo 79.º, n.º1
CSC o mesmo que o regime geral: derivado do artigo 483.º, n.º1 CC, embora com um
novidade: parece limitar-se aos danos diretos. Os preceitos em causa não são inúteis; tão-
pouco se apresentam interpretativamente neutros, até porque são acompanhados por
diversas adaptações à realidade em jogo. Na sua falta, porém, não haveria, nem solução
diferente, nem lacuna.

Responsabilidade por declarações prestadas com vista à constituição da


sociedade: os deveres dos fundadores, administradores, gerentes ou diretores de 208
sociedades comerciais, surgem, designadamente, no artigo 71.º CSC. Este ponto carece de
alguma precisão complementar. Os diversos preceitos do Capítulo VII, aqui em análise,
pressupõem normas de conduta que, sendo violadas em determinadas circunstâncias,
conduzam à responsabilidade. Mas essas normas ficam subentendidas; fala-se, tão-só e em
geral, de deveres legais ou contratuais (artigos 72.º, n.º1 e 78.º, n.º1 CSC). Justamente o artigo
71.º CSC, a pretexto de cominar responsabilidade civil, comporta uma norma de conduta
diretamente dirigida aos seus destinatários. Segundo o artigo 71.º, n.º1 CSC contém, na
realidade, uma norma que obriga os visados a prestar as referidas declarações, com exatidão
e sem deficiência. Na ausência dessa norma, haveria que encontrar uma saída delitual, seja
com base no artigo 483.º, n.º1 CC, de difícil manuseio para a tradição germânica, seja
recorrendo ao artigo 485.º, n.º2 CC e, mesmo então, havendo que buscar, alhures, um dever,
legal ou negocial, de dar as indicações; de outro modo, o dever de indemnizar teria de ser
fundado no artigo 485.º, n.º1 CC, a contrario, mas ainda nessa altura, na presença de dolo.
Tudo isto ponderado: a presença do preceito em estudo simplifica a matéria e modifica-a, de
facto, em substância. O referido dever legal de exatidão e completude dá azo a uma obrigação
legal específica; a sua violação envolve uma linear responsabilidade obrigacional, com
presunção de culpa, contra o prevaricador (artigos 798.º e 799.º, n.º1 CC. Outra norma de
conduta resulta do n.º2 do mesmo artigo 71.º CSC. Na realidade, este preceito pretendia
excluir, de responsabilidade, os agentes de boa fé, na sua aceção subjetiva e ética,
tecnicamente correta: ignorar sem culpa. Mas fazendo-o, ele acaba por comportar uma
diretriz de relevo: ele impõe, a todos os fundadores, gerentes ou administradores, o dever –
leia-se: legal e específico – de se inteirarem do andamento e do teor das indicações e
declarações prestadas. De outra forma, já haverá culpa na ignorância. O n.º3 do artigo 71.º
CSC comina, também, uma obrigação legal específica, a cargo dos fundadores, de não causar
danos, com as operações nele descritas. Aparece, depois, uma discutível exclusão da
responsabilidade («contanto que tenham procedido com dolo ou culpa grave») nos casos de negligência
simples. A interpretação deste passo terá de ser tão restritiva quanto possível. Finalmente, o
artigo 16.º, n.º2 CSC ressalva ainda a responsabilidade dos fundadores na hipótese de não
fazerem exarar no contrato de sociedade as vantagens concedidas aos sócios em conexão
com a constituição, bem como o montante global por ela devida a sócios ou a terceiros.
Nessa eventualidade, tais direitos e acordos são ineficazes para com a sociedade, mas isso
sem prejuízo dos eventuais direitos contra os fundadores. Esses eventuais direitos têm
precisamente a ver com indemnizações.

Outras hipóteses; feição geral do sistema de responsabilidade: aparecem-


nos, de seguida, preceitos que vão bulir com institutos societários mais complexos. Tal
sucede com os artigos 72.º, n.º3, 4, 5 e 6, 74.º, n.º2 e 3, 75.º, 76.º e 77.º CSC, aos quais se

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poderiam, ainda, juntar os artigos 83.º e 84.º CSC, relativos, embora, a questões, já diversas
da responsabilidade dos administradores. Pense-se, a esse propósito, nas regras a observar
pelo administrador que não queira solidariza-se com os seus colegas, numa deliberação que
considere ilegal (artigo 72.º, n.º3 e 4 CSC), ou no papel exoneratório que pode assumir uma
deliberação dos sócios, ainda que anulável (idem, n.º4). O artigo 72.º, n.º6 CSC dispõe que o
parecer favorável ou o consentimento do órgão de fiscalização não exoneram de
responsabilidade os membros da administração; pelo contrário: fazendo-o, os titulares
daquele órgão entram, também, em responsabilidade, salvo o que parece ser a relevância
negativa da causa virtual, prevista no artigo 81.º, n.º2, in fine CSC. O artigo 74.º, n.º2 CSC
regula os termos em que os sócios podem renunciar à indemnização ou transigir sobre ela, 209
enquanto o n.º3 explicita a eficácia exoneratória da aprovação, pela assembleia geral, das
contas ou da gestão dos gerentes. Os artigos 75.º 76.º e 77.º CSC tratam da ação social, dos
representantes especiais e de ação social ut singuli imprópria. No seu conjunto, o Capítulo
VII, do Título I, CSC, aponta para a primazia dos quadros do Direito comum. No fundo,
trata-se de retomar o sistema geral da responsabilidade tal como resulta do CC, sublinhando
os seus contornos perante a realidade das sociedades comerciais. As especialidades surgem a
nível processual, o que é dizer: no modo de efetivação das diversas ações envolvidas. No que
respeita à responsabilidade em si, o CSC assenta em pressupostos civis. No fundo, os
administradores são responsáveis quando, com dolo ou negligência, violem os deveres que
lhes incumbia respeitar e, com isso, provoquem danos. A grande questão que se põe será,
pois, a de determinar que especiais deveres incumbem aos administradores e em que medida
vão eles interferir, depois, na concretização dos quadros comuns em jogo. Mas com a ressalva
do plácido artigo 71.º CSC, esses deveres implicam já uma enumeração que pressupõe o
estudo dos diversos tipos de sociedades.

§51.º - A responsabilidade para com a sociedade

Responsabilidade obrigacional: como foi referido, o artigo 72.º, n.º1 CSC contém
uma previsão geral de responsabilidade obrigacional para com a sociedade: os
administradores respondem, para com esta, pelos danos que lhe causem com preterição dos
deveres legais ou contratuais, salvo se provarem que procederam sem culpa. Trata-se de uma
simples concretização, porventura desnecessária, dos artigos 798.º e 799.º CC. Com efeito:
 Estão em causa danos ilícitos;
 Provocados pela inobservância de deveres específicos;
 Com presunção de culpa.
Entre os deveres específicos suscetíveis de, quando violados, causarem responsabilidade dos
administradores para com a sociedade temos:
 Violação de cláusulas contratuais ou de deliberações sociais que fixem à sociedade
determinado objeto ou que proíbam a prática de certos atos (artigo 6.º, n.º4 CSC);
 Execução de deliberações relativas à distribuição de bens aos sócios, quando tais
deliberações sejam ilícitas ou enformem de vícios (artigo 31.º, n.º2 CSC);

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 Não convocação ou não requerimento da assembleia geral, quando se esteja perante


a perda de metade do capital social (artigo 35.º, n.º1 CSC);
 Incumprimento do dever de relatar a gestão e de apresentar contas (artigo 65.º, n.º1
CSC) ou de proceder ao competentes depósitos (artigo 70.º CSC);
 Inobservância do dever de declarar por escrito que, havendo aumento de capital, não
têm conhecimento de ter havido, entre o dia do balanço que servir de base à
competente deliberação e o dia da deliberação em si, um diminuição patrimonial que
obste ao aumento (artigo 93.º, n.º1 CSC) ou, a fortiori: efetivação de uma declaração
falsa.
Muitos outros deveres podem ser retirados de diversos institutos societários e, ainda, de 210
numerosas leis avulsas. A violação dos apontados deveres específicos envolve uma
denominada presunção de culpa. No plano obrigacional, isso significa que a ilicitude e a culpa
do inadimplemente são, em conjunto e globalmente, imputadas ao agente faltoso. Caberá a
este ilidir a presunção: seja demonstrando uma causa de justificação, seja provando um
fundamento de desculpabilidade. Mantemos a nossa construção: a culpa do artigo 799.º, n.º1
CC não equivale à do artigo 483.º, n.º1 CC: a primeira abrange também a ilicitude,
aproximando-se da faute; a segunda limita-se à censura do Direito, equivalendo à Schuld.
Pergunta-se qual a medida da culpa ou, se se quiser: qual a quantidade de esforço exigível,
aos administradores, no cumprimento dos seus deveres. No Direito Civil, apela-se à bitola
do bonus pater famílias; no Direito das sociedades, como vimos, vai-se mais longe: isso fazendo
uma interpretação depuradora do artigo 64.º, n.º1, alínea a) CSC. Em bom rigor, estes facos
não têm a ver (apenas) com a culpa: antes com a própria conduta em si. A explicação é fácil,
do nosso ponto de vista: estamos perante uma responsabilidade obrigacional em que culpa e
ilicitude surgem incindíveis. A bitola de diligência reporta-se ao conjunto. Fica-nos, de
seguida, o nexo de causalidade. Perante responsabilidade obrigacional, cabe verificar qual
era o bem representado pela prestação incumprida. Tal bem traduz o quantum do dano,
eventualmente acrescido de danos colaterais ou de lucros cessantes. No domínio das
sociedades pode haver danos em bola de neve. A delimitação pressuposta pelo nexo causal
assente na clara determinação do bem jurídico tutelado pela norma que se mostrou violada.
Apenas os danos provocados nesse bem são, em princípio, indemnizáveis.

O problema da atuação informada, isenta e racional: a aparente perturbação


no quadro da responsabilidade resultou da introdução, pela reforma de 2006, no artigo 72.º,
n.º2 CSC, do business jugdement rule. Pela sua inserção, parece-nos claro que tal regra tem a ver
com a responsabilidade obrigacional prevista no n.º1. Recordemos o seu enquadramento e
teor. O artigo 72.º, n.º1 CSC fica ou recorda o princípio geral da responsabilidade
obrigacional dos administradores. Logo de seguida, o n.º2 acrescenta:
«A responsabilidade é excluída se alguma das pessoas referidas no número anterior provar que
atuou em termos informados, livre de qualquer interesse pessoal e segundo critérios de
racionalidade empresarial».
Já vimos que isto corresponde, fora de qualquer oportunidade jurídico-científica séria, à
introdução do business judgement rule. Fica a questão: esse preceito, uma vez introduzido no
Direito português, que sentido vem ganhar? Vamos imaginar que o legislador de 2006 tenha
resistido à tentação de introduzir mais esse sortilégio, no nosso martirizado Direito das
sociedades. E vamos imaginar ainda que, num caso concreto, um administrador que tivesse

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causado danos à sociedade, por preterir os seus deveres legais ou contratuais provava, em
juízo:
 Que tinha atuado em termos informados, isto é: com pleno conhecimento das
realidades (técnicas e jurídicas em jogo);
 Que o fizeram sem qualquer interesse pessoal, isto é: de modo isento e desinteressado;
 E que agira seguindo critérios de racionalidade empresarial.
Haveria responsabilidade? A resposta seria negativa. Ao produzir tal prova, o administrador
estaria a ilidir a presunção de culpa (ou, porventura, a ilidir a presunção de culpa/ilicitude,
precisamente atacando o nível valorativo que essa dupla envolve). Nas circunstâncias 211
apontadas, a conduta do administrador tornar-se-ia desculpável. Repare-se que estão em
causa apenas deveres para com a sociedade, sendo de acentuar a observância dos critérios de
racionalidade empresarial, a que teremos oportunidade de regressar. Os grandes dados da
responsabilidade civil não estão na disponibilidade do legislador: mesmo quando,
iluminadamente, mexa nos institutos mais delicados do Direito das sociedades. Ao introduzir
o business judgement rule no Direito português, no preceito relativo à responsabilidade
obrigacional dos administradores para com a sociedade, o legislador está a cortar as amarras
com outras experiências, mesmo quando dadoras. Assim:
 No Direito americano, o business judgement27 rule veio delimitar os deveres genéricos
do administrador e, em especial, o dever de cuidado;
 No Direito alemão, essa mesma regra veio restringir deveres legais específicos bem
delimitados – os introduzidos pela Lei da Transparência.
Compreende-se assim que, no caso americano, o rule delimite a culpa/ilicitude, no conjunto:
o Common Law não faz a destrinça. E no Direito alemão, temos uma delimitação das próprias
regras de conduta, pelo que fica afastada a ilicitude. Mas no Direito português, o caso é
diverso. O business judgmente rule constitui uma específica via de exclusão de culpa. Ilustres
autores como Pedro Pais de Vasconcelos e Coutinho de Abreu vieram sustentar que o rule
implicaria uma exclusão de ilicitude, porque, quando aplicável, traduziria o respeito, por parte
dos administradores, dos deveres prescritos no artigo 64.º CSC. Tecnicamente, isso quereria
dizer que, perante um conflito de deveres proporcionados pelo artigo 64.º CSC e deveres
com qualquer outra origem, os primeiro prevaleceriam. De facto, é sabido que os
administradores incorrem facilmente em conflitos de deveres, o que obriga a uma cuidada
ponderação entre eles para se ver, em concreto, qual prevalece. Mas – é regra que não vemos
como afastar – o dever específico prevalece sobre o genérico28. Admitir, em geral, que o
administrador, posicionado dentro do artigo 64.º CSC, ficasse isento de cumprir quaisquer
outros deveres para com a sociedade (pois só assim se poderá afastar um juízo de ilicitude) é
passo que não podemos acompanhar. A grande dificuldade denotada por estes (e outros)
autores em cindir a ilicitude da culpa advém ainda do seguinte: na responsabilidade
obrigacional, essas duas realidades interpenetram-se. Há, pois, que distinguir na base do
ângulo de abordagem. De facto e pelo nosso entendimento da responsabilidade obrigacional,

27 O autor quebra a promessa terminológica feita na nota de rodapé n.º 2563 (p. 857) de distinguir as grafias
inglesas e americanas aquando do seu tratamento. Humildemente a, aqui, corrigimos mantendo a sistemática
pretendida pela sumidade doutrinária e académica a que tanto tecemos louvor e agradecimentos (graças já a
academia as concedeu, e bem, pensamos!). (大象城堡).
28 Autores como Ana Perestrelo de Oliveira aceitam a presença de uma exclusão de ilicitude, mas por referência

aos próprios elementos contidos no artigo 72.º, n.º2 CSC.

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o business judgment rule funcionaria, entre nós, como exclusão de faute, isto é, de culpa/ilicitude.
Seria absolutamente contrário a dados básicos do sistema admitir que, ratione societatis, o
administrdor pudesse ficar isento dos seus deveres legais ou estatutários. É certo que o
business judgemente rule só opera nas relações com a sociedade: ela nunca poderia isentar o
administrador dos seus deveres para com o fisco, os trabalhadores ou a segurança social.
Além disso, o rule exige critérios de racionalidade empresarial. Ora tais critérios englobam
sempre as vantagens de bem cumprir a lei: os ganhos que se obtenham à margem desta jogam,
a prazo, contra a sociedade, sendo alheios a uma boa gestão. O rule requer, ainda, uma
compatibilização com o princípio da colegiabilidade e com eventuais conflitos de interesses
que se reportem a, apenas, algum ou alguns administradores. Mas mesmo com estas 212
delimitações: os deveres legais e estatutários, porventura subsequentes à Lei de 2006, não se
podem, de modo algum, considerar revogados pelo novo artigo 72.º, n.º2 CSC ou, sequer:
de incumprimento genericamente justificado. Apenas no caso concreto o apelo ao business
judgement rule permitirá isentar o administrador do juízo de censura que, sobre ele, iria incidir.
Há exclusão de culpa/ilicitude ou, para quem insista na contraposição, em sede
contratual: de culpa.

Responsabilidade aquiliana: a lei não refere, de modo expresso, a hipótese de uma


responsabilidade aquiliana dos administradores para com a própria sociedade. Apenas o faz
relativamente aos credores sociais, aos sócios e a terceiros (artigo 78.º, n.º1 e 79.º CSC).
Todavia, essa responsabilidade é possível, nos termos gerais. Assim sucederá, desde logo,
nos caso em que o administrador atinja direitos absolutos da sociedade – reais ou de
personalidade, como exemplo – independentemente de deveres específicos que lhe
incumbam; responde, nos termos do artigo 483.º, n.º1 CC. Seguindo as regras gerais, a
responsabilidade aquiliana por violação de direitos subjetivos da sociedade deverá efetivar-
se através de outros administradores que representem a sociedade. Não estão em causa
situações jurídicas especificamente societárias, pelo que não faz sentido vir discutir o assunto
em assembleia geral. De seguida, devemos contar com normas de proteção. Particularmente
nos artigos 509.º e seguintes CSC, surgem diversas disposições penais que visam os
administradores. Essas disposições penais dobram, por vezes, as obrigações específicas que
incumbem aos próprios administradores. Noutros caso, elas surgem isoladas, visando
proteger simplesmente os interesses da sociedade ou de terceiros. A violação de tais normas
obriga a indemnizar: em termos aquilianos e por via do artigo 483.º, n.º1, 2.ª parte CC. Temos,
como exemplos:
 A falta de cobrança de entradas de capital (artigo 509.º CSC);
 Aquisição ilícita de quotas ou ações (artigo 510.º CSC);
 Amortização de quota não liberada (artigo 511.º CSC);
 Amortização ilícita de quota dada em penhor ou objeto de usufruto (artigo 512.º
CSC).
 Recusa ilícita de informações (artigo 518.º CSC) ou informações falsas (artigo 519.º
CSC);
 Violação ilícita das medidas a empreender perante a perda de metade do capital social
(artigo 523.º CSC);
 Irregularidades na emissão de títulos (artigo 525.º CSC).
Em todos estes casos, não podemos falar em obrigações específicas no sentido civil do termo.
A sua violação não envolve presunção de culpa: nem isso seria pensável, no campo penal. A

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censura em que incorra o agente deve ser especificamente alegada e demonstrada, por quem
queira uma sua responsabilização. Em compensação, tais normas de proteção asseguram uma
tutela aquiliana em caso de mera negligência (artigo 483.º, n.º1 CC). A específica exigência
do dolo só vale para as sanções penais (artigo 527.º, n.º1 CSC).

Violação de deveres de cuidado; os deveres incompletos: temos, depois, a área


melindrosa do que poderemos chamar os deveres incompletos: fundamentalmente, os que
se inscrevem no artigo 64.º CSC. Recordamos que, desse preceito, emergem os deveres de
cuidado, os quais englobam:
 Deveres de disponibilidade; 213
 Deveres de competência técnica;
 Deveres de conhecimento da atividade da sociedade.
Todos esses deveres devem ser calibrados de acordo com as suas funções, operando, sobre
o conjunto, a bitola de esforço dada pela diligência do bom pai de família. Trata-se, agora, de
encaixar uma dogmatização coerente, perante o Direito positivo português. Os deveres
jurídicos impõem condutas. Mas para tanto devem tais deveres comportar um conteúdo
comunicativo útil. De outro modo, o destinatário nem se aperceberá do que, dele, se pretende.
Faz todo o sentido dizer que os administradores devem revelar disponibilidade, competência
técnica e conhecimento da atividade da sociedade. Mas daí nenhum operador vai retirar
condutas concretas, em termos de dever ser. Quedam dois caminhos possíveis:
 Ou imaginar que os elencados deveres, genericamente ditos de cuidado, sofrem um
processo de autoconcretização;
 Ou entender que esses deveres só se concretizam em conjugação com outras normas.
Imaginar um dever de cuidado como uma cláusula geral de conduta, a concretizar perante
cada problema, equivale a uma inglória duplicação. Para tanto, temos já as cláusulas civis –
da boa fé e dos bons costumes; além disso, dispomos ainda da cláusula de lealdade (artigo
64.º, n.º1, alínea b) CSC), especificamente societária e à qual teremos a oportunidade de
regressar. Temos por mais útil o tratamento dos deveres de cuidado como normas parcelares
ou incompletas. Com este sentido:
 Exige-se, em primeiro lugar, uma norma de conduta de onde emerja um qualquer
dever, a cargo dos administradores;
 Apurado esse dever, a disponibilidade, a competência técnica e o conhecimento da
sociedade serão úteis para o complementar e precisar.
Ninguém pode ser responsabilizado por, em abstrato, não ter disponibilidade. Mas poderá
sê-lo se, perante determinado desempenho, se verificar que o administrador não organizou
a sua vida, de modo a poder honrá-lo. Os deveres de cuidado, com a trilogia constante da lei
e, ainda, como outros termos que se logre construir, operam como deveres incompletos. Só
por si não são violáveis, em termos de responsabilidade civil. Em conjunto com outras
normas, a violação torna-se possível, seguindo-se um regime operacional.

Violação de deveres de lealdade: uma área delicada é a da eventual existência de


responsabilidade, para com a sociedade, perante a violação de deveres genéricos
concretizados. A lógica da responsabilidade civil é simples:

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 Quando sejam violadas obrigações específicas, a situação é grave: o agente incorre


numa presunção de culpa/ilicitude;
 Tratando-se de deveres genéricos (respeito por direitos absolutos) ou de normas de
proteção, a situação não é tão gravosa, estando em causa a liberdade do agente: este
já não incorre em presunção de culpa.
Põe-se a hipótese de uma terceira via: a da violação de deveres genéricos concretizados, de
tal modo que não chegue a operar tal presunção de culpa/ilicitude. Qual o papel dessa teoria
para o delucidar do artigo 64.º CSC? Os desenvolvimentos mais recentes, na área do Direito
das obrigações, apontam para a hipótese de vínculos obrigacionais sem deveres de prestação
principais. Tais vínculos explicariam situações de culpa in contrahendo, de deveres de atuação 214
perante a nulidade ou a anulação de contratos, de culpa post pactum finitum e outras. A sua
consagração no BGB arrasta esta matéria, em definitivo, para a responsabilidade obrigacional.
Ora tal solução é preferível, entre nós, uma vez que reforça a responsabilidade civil: área em
que os tribunais são demasiado parcos. A ideia das obrigações sem dever de prestar principal
pode ser útil para enquadrar, em termos de responsabilidade civil, parte do galáctico artigo
64.º CSC, tal como emergiu da reforma de 2006. Já vimos que, dele, resultam determinados
deveres de cuidados os quais, em dogmática lusitana, serão reduzidos a normas incompletas
de conduta. E quanto aos deveres de lealdade? Como vimos, os deveres de lealdade devem,
pela dogmática continental que opera na nossa Terra, ser reconduzidos a concretizações
societárias do princípio da boa fé e das suas exigências. Tais concretizações determinam que,
em cada caso, sejam respeitados os valores fundamentais da ordem jurídica, designadamente
nas vertentes da tutela da confiança e da primazia da materialidade subjacente. Na
concretização desses valores fundamentais, relevamos a enumeração do artigo 64.º, n.º1,
alínea b) CSC, a que não pode deixar de se emprestar um qualquer sentido útil. Manda atender
(e/ou ponderar) aos:
 Interesses de longo prazo dos sócios;
 Interesses dos outos sujeitos relevantes: trabalhadores, clientes e credores.
Ou seja, perante esse preceito (e, de resto: independentemente dele, pelos princípios geraiss),
os administradores devem respeitar as situações de confiança legítima e a materialidade
subjacente que ocorram nas exemplificadas dimensões. A prática documenta linhas de
concretização, como os deveres de não concorrência, de não aproveitamento das
oportunidades de negócio surgidas para a sociedade e outras. Em termos de responsabilidade
civil, estes deveres de lealdade merecem reflexão. Eles operam como concretizações de uma
obrigação ainda despida do dever de prestar principal. À partida, ninguém lhes poderá
conhecer o conteúdo: nem mesmo o próprio visado. Não se torna, por isso, viável falar numa
prévia obligatio iuris, à qual o administrador esteja ligado. No decurso da vida societária, podem
ocorrer vicissitudes que coloquem, de súbito, os mais imponderáveis deveres. Consoante as
eventualidades, assim o dever (geral) de lealdade daria azo:
 A deveres acessórios de segurança, de tutela da confiança ou de informação;
 A verdadeiras prestações principais de facere ou de non facere.
Na concretização da lealdade, há que usar, sem limitações, toda a instrumentação
disponibilizada pelo moderno Direito das obrigações.

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Ações sociais: a efetivação da responsabilidade dos administradores perante a sociedade


consegue-se através das denominadas ações sociais: um tema clássico. O CSC, fruto de
múltiplas influências cruzadas, desenvolver o tema: talvez em excesso, uma vez que a
proficiência dos preceitos acaba por restringir a responsabilidade que era suposto acautelar.
A matéria das ações consta dos artigo 75.º, 76.º e 77.º CSC. Com a seguinte lógica:
 Artigo 75.º CSC: ocupa-se da ação social ut universi, isto é, da ação intentada pela
própria sociedade contra os administradores;
 Artigo 76.º CSC: prevê que, na hipótese de tal ação, possa haver representantes
especiais da sociedade, escolhidos por sócios;
215
 Artigo 77.º CSC: admite a ação social de grupo, também dita ação social ut singuli
imprópria.
A ação social ut singuli é, em rigor, a ação movida por um único sócio, apenas por ter a
qualidade de sócio e na qual ele faz valer um direito da sociedade. O Direito português,
admite a ação de grupo, isto é, a ação movida por sócios que detenham uma certa
percentagem do capital social. Evidentemente: o sócio que, isolado, detenha essa
percentagem do capital, poderá intentar a ação de grupo (leia-se: de grupo de ações), não por
ser sócio, mas por reunir a tal fração de capital. A nossa literatura chama, por vezes, ação ut
singuli à ação de grupo. Tudo bem, desde que se explique o uso impróprio da expressão. A
ação social ut universi depende de uma deliberação da assembleia geral, tomada por maioria
simples (artigo 75.º, n.º1, 1.ª parte CSC). Tal deliberação pode provir de prévio agendamento
ou, independentemente dele, em qualquer reunião que aprecie as contas de exercício (artigo
75.º, n.º2, 1.ª parte CSC). Nessa deliberação e nos termos gerais, não podem votar as pessoas
cuja responsabilidade esteja em causa (artigo 75.º, n.º3 CSC). A ação deve ser proposta no
prazo de seis meses a contar da deliberação da assembleia (artigo 75.º, n.º1, 2.ª parte CSC) e,
enquanto estiver pendente, não podem os administradores voltar a ser designados (artigo
75.º, n.º2, in fine CSC). A ação social ut universis é intentada pelos representantes da sociedade.
Estes, de acordo com as regras comuns, são designados pela administração a qual incluirá as
pessoas que pretenda responsabilizar. Perante o melindre, que pode traduzir conflitos de
interesses, a lei prevê:
 Que os próprios sócios (leia-se: a sua maioria) possam designar representantes
especiais (artigo 75.º, n.º1, parte final CSC);
 Que o tribunal, a requerimento de sócios que detenham, pelo menos, 5% do capital
social, nomeie pessoa ou pessoas diferentes das que habitualmente representem a
sociedade quando os sócios (a maioria) não os tenham designado ou sempre que se
justifique a sua substituição (artigo 76.º, n.º1 CSC).
Tais representantes podem pedir, da sociedade e no mesmo processo, o reembolso de
despesas e uma remuneração, fixada pelo tribunal (artigo 76.º, n.º2 CSC). Todavia, caso a
sociedade decaia totalmente na ação, cabe à minoria que haja requerido a nomeação de
representantes especiais reembolsar a sociedade das custas e outras despesas. A exigência de
uma prévia deliberação da assembleia, para intentar ações ut universi e o esquema dos
representantes implica que seja possível organizar, no quadro da mesma, uma cooperação
concertada e isso à margem da administração. É difícil. Por isso, há que limitar a ação social
a assuntos estritamente societários. Quanto aos outros: a própria administração deve agir,

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em representação da sociedade. A lei visa simplificar o sistema, permitindo ações sociais de


grupo ou ut singuli impróprias (artigo 77.º CSC). Assim:
 Sócios que detenham 5% do capital social ou 2% quando de trate de ações cotadas,
podem intentar a ação social (artigo 73.º, n.º1 CSC);
 Podem, para o efeito, encarregar algum ou alguns dos sócios de os representar, para
o efeito (artigo 77.º, n.º2 CSC);
 A ação prossegue mesmo que algum ou alguns dos sócios, na pendência dela, percam
essa sua qualidade (artigo 77.º, n.º3 CSC);
 A sociedade é chamada à causa, pelos seus representantes (artigo 77.º, n.º4 CSC);
216
 O réu pode pedir decisão prévia, quando os interessados visados não correspondam
aos defendidos por lei ou requerer que o autor preste caução (artigo 77.º, n.5º CSC).
A ação social ut singuli (própria ou imprópria) não se confunde com a ação singular, em que
o sócio faz valer direitos seus (prevista no artigo 79.º CSC) e não interesses sociais. A ação
ut singuli faz sentido quando a própria sociedade, através da assembleia geral, não intente a
ação ut universi. Tem, nesta medida, natureza subsidiária. Apenas caberá ressalvar a hipótese
de se tratar de ações com diversos conteúdos ou causas de pedir, cabendo ao juiz arbitrar
ações concorrentes, designadamente da decisão prévia referida no artigo 77.º, n.º5 CSC.

§52.º - A responsabilidade para com os credores, os sócios


e os terceiros; síntese

A responsabilidade para com os credores: como vimos, a lei contempla uma


expressa previsão de responsabilidade para com os credores sociais nos termos do artigo 78.º
CSC. Trata-se de uma previsão aquiliana, que retoma o final do artigo 483.º, n.º1 CC. Com
efeito, está em causa a violação culposa (com dolo ou mera culpa) de normas de proteção. O
preceito só se entende à luz da lógica do Direito das sociedades. Na verdade, qualquer
inobservância culposa de normas de proteção conduz à responsabilidade aquiliana: desde que
haja danos. E os danos para os credores não emergem, apenas, de uma eventual insuficiência
patrimonial: poderíamos, ainda, computar delongas, incómodos, maiores despesas, danos à
imagem e, em geral, danos morais. Tudo isso é, porém, imputado à própria sociedade, mercê
do nexo de organicidade. É à sociedade – e não aos administradores – que cumpre
indemnizar. O problema de uma direta responsabilidade dos administradores só surge
quando a culposa inobservância das normas de proteção provoque uma insuficiência
patrimonial. Estamos fora de obrigações específicas, razão pela qual lidamos com uma
responsabilidade aquiliana, ainda que assente em normas de proteção. Dada a natureza dessas
normas – a tutela dos próprio credores – compreende-se o alcance do artigo 78.º, n.º3 CSC:
útil mas dispensável. Segundo esse preceito, o dever de indemnizar os credores, a cargo dos
administradores, não é excluído por quaisquer situações da sociedade: renúncia, transação ou
qualquer deliberação justificativa. Obviamente: estão em causa posições de terceiros (os
credores), que não estão na disponibilidade da própria sociedade. Aos credores é ainda
reconhecida a possibilidade de agir em sub-rogação. Segundo o artigo 78.º, n.º2 CSC:

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«Sempre que a sociedade ou os sócios o não façam, os credores sociais podem exercer, nos
termos dos artigos 606.º a 609.º CC, o direito a indemnização de que a sociedade seja
titular».
Trata-se de novo lembrete inútil: recorda regras que sempre teriam aplicação, por via da
responsabilidade civil. Além disso, a hipótese de responsabilidade que comporta remonta ao
artigo 72.º, n.º1 CSC: não ao artigo 78.º, n.º1 CSC. O artigo 78.º, n.º5 CSC faz uma série de
remissões para vários preceitos. Mais precisamente:
 Para o artigo 72.º, n.º2 CSC: business judgement rule;
 Para o artigo 72.º, n.º3 CSC: não responsabilidade dos administradores que não 217
tenham participado nas deliberações em jogo ou que a elas se tenham oposto;
 Para o artigo 72.º, n.º4 CSC: responsabilidade dos administradores que, podendo,
não se tenham oposto;
 Para o artigo 72.º, n.º5 CSC: a responsabilidade para com a sociedade não tem lugar
quando a ação ou omissão do administrador assente em deliberação social, ainda que
anulável: este preceito contraria, aqui, o artigo 78.º, n.º3 CSC, a menos que se restrinja
a sua aplicação à hipótese do artigo 78.º, n.º2 CSC;
 Para o artigo 72.º, n.º6 CSC: a responsabilidade não cessa por haver consentimento
ou parece favorável do órgão de fiscalização;
 Para o artigo 73.º CSC: solidariedade dos administradores responsáveis;
 Para o artigo 74.º CSC: nulidade das cláusulas de limitação ou de exclusão de
responsabilidade.
Perante este quadro, a remissão para o artigo 72.º, n.º2 CSC só pode advir de lapso. Com
efeito, não se entende – dado o Direito positivo português e tendo em conta o competente
sistema – como pode o business judgement rule alijar a responsabilidade dos administradores
para com os credores por violação culposa de normas destinadas a proteger esses mesmos
credores. Repare-se que as próprias cláusulas de exclusão são nulas (artigo 74.º, n.º1, ex vi
artigo 78.º, n.º5 CSC), assim como insuficiente é qualquer deliberação justificativa ou
exoneratória (artigo 78.º, n.º3 CSC). Admitir que o administrador possa, ilícita e
culposamente, prejudicar os credores, violando normas de proteção, por agir livre, informada
e empresarialmente, seria a mais completa selva. O business judgement rule só é imaginável em
relações administrador/sociedade: nunca fora desse círculo. Perfilar-se-ia, de resto, uma
inconstitucionalidade: por violação da propriedade privada (artigo 62.º, n.º1 CRP) e da
própria igualdade (artigo 13.º, n.º1 CRP).

Responsabilidade para com os sócios e terceiros: a responsabilidade dos


administradores para com os sócios e terceiros é remetida, como foi vista, para o regime geral
da responsabilidade aquiliana. Dispõe o artigo 79.º, n.º1 CSC:
«Os gerentes ou administradores respondem também, nos termos gerais, para com os
sócios e terceiros pelos danos que diretamente lhes causarem no exercício das suas
funções».
À primeira vista, temos uma responsabilidade por violação de direitos absolutos ou por
inobservância de normas de proteção, nos termos do artigo 483.º, n.º1 CC. Todavia, tal
responsabilidade sofre uma especial delimitação: apenas cobre os danos diretamente
causados. Pode acontecer e aos mais diversos títulos, que administradores, no exercício das

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suas funções, causem danos a sócios e a terceiros. Estes terceiros englobam, designadamente:
o Estado, os trabalhadores, os fornecedores e stakeholders em geral e os próprios credores,
agora por outra via. Quando isso suceda: a sociedade é a responsável, mercê dos nexos de
imputação orgânica. O administrador, enquanto tal, não é incomodado. Num desvio à lógica
da personalidade coletiva, a Lei admite porém que os administradores sejam demandados
quanto a danos que causem diretamente. Como entender esse advérbio? A responsabilidade
é direta quando os danos resultem do facto ilícito, sem nenhuma intervenção de quaisquer
outros eventos. Em termos valorativos, isso redundará:
 Ou em práticas dolosas dirigidas à consecução do prejuízo verificado;
 Ou em práticas negligentes grosseiras, cujo resultado seja, inelutavelmente, a 218
verificação do dano em causa.
Nestas condições, compreende-se que seja difícil a verificação da hipótese prevista no artigo
79.º, n.º1 CSC. Logicamente: pois a assim não ser, de pouco valeria a própria ideia de
personalidade coletiva. Digamos que existe aqui uma hipótese de levantamento da
personalidade: ex lege. Também neste domínio, o artigo 79.º, n.º2 CSC procede a uma teia de
remissões semelhantes às acima examinadas quanto ao artigo 78.º, n.º5 CSC: remete para os
artigos 72.º, n.º2 e 6, 73.º e 64.º, n.º1 CSC. Valem as considerações então feitas, com especial
tónica no lapso que representa, também aqui, o apelo ao business judgement rule. Não se entende
como uma realidade interna, exclusiva da sociedade, possa permitir, aos administradores, vir
causar danos aos sócios ou a terceiros.

Breve síntese: o Direito positivo português vigenteterá sido dos que mais longe levaram
a evolução assim apontada. Desde logo, nos seus artigos 72.º e seguintescCSC, ele
sistematizou, em moldes gerais, a responsabilidade dos administradores. Chegou-se, assim, a
um esquema muito completo, fruto de toda uma evolução europeia. Na base, pode
considerar-se que os administradores são responsáveis, para com a sociedade, por violações
de deveres específicos, contratuais ou legais (artigo 72.º, n.º1 CSC): um clara hipótese de
responsabilidade obrigacional. Os competentes deveres são suscetíveis das mais diversas
qualificações. Assim:
 Os deveres contratuais podem derivar dos estatutos societários, de pactos
parassociais ou de outros contratos especificamente celebrados com os
administradores em causa; categoria complexa seria ainda a dos deveres laterais
derivados da celebração de contratos entre a sociedade e terceiros;
 Os deveres legais têm a ver com os preceitos gerais inseridos no artigo 64.º CSC,
depois completado por diversas normas, ou como os múltiplos deveres específicos
dispersos pelos mais variados diplomas.
O artigo 64.º CSC, de origem complexa, carece de adequado e complexo processo de
concretização, a operar caso a caso. Temos, depois, hipóteses de responsabilidade aquiliana
perante os credores (artigo 78.º, n,º1 CSC) e os sócios e terceiros (artigo 79.º, n.º1 CSC); aí,
sob um pano de fundo de regras gerais, há especificidades de relevo, que sublinhámos e que
devem ser sempre tidas em conta. A responsabilidade dos administradores é, essencialmente,
uma imputação por incumprimentos ou por atos ilícitos culposos. De outra forma, aliás, os
administradores seriam responsabilizados pelo risco, o que não se coaduna com o sistema
geral da responsabilidade civil portuguesa. A lei estabelece um princípio de colegialidade no
conselho de administração. Resulta daí uma regra de solidariedade entre os administradores

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(artigo 73.º CSC): todos respondem pelos danos, salvo os que votarem vencidos e fizerem
lavrar o competente voto, nos termos do artigo 72.º, n.º2 CSC. Esta regra, que é importante,
não deve ser absolutizada: a responsabilidade baseada na culpa é sempre uma
responsabilidade individualizada. O ato puramente individual, que nada tenha a ver com o
conselho de administração, só responsabiliza quem o pratique. Além disso, os
administradores poderão sempre ilidir a presunção de culpa, provando que, embora não se
tenham oposto às decisões danosas, agiram, em concreto, com a diligência e o cuidado
exigíveis, o que poderá não ter sucedido com outros. O CSC, remando um pouco contra o
que parecia ser uma sistematização coerente da matéria, veio a inserir um único e extenso
artigo sobre a prescrição da responsabilidade: o artigo 174.º CSC. Aí, no fundamental, é 219
visada a responsabilidade dos administradores. Procurando, para além dos textos legais,
surpreender a verdade do funcionamento do sistema, cumpre ainda acrescentar o seguinte.
As sociedades, particularmente as anónimas, que funcionam como matriz de todo este
desenvolvimento, têm um porte económico que supera largamente qualquer património
singular. Havendo erros ou falhas de gestão, os danos causados poderão ser muito superiores
a qualquer hipótese de ressarcimento, pelos administradores responsabilizáveis. Além disso,
as ações judiciais são morosas. Por muito cuidado que se assuma, elas têm sempre um epílogo
incerto. Uma ação intentada contra os administradores é dispendiosa. Por norma, será pouco
remuneratória a apresenta-se arriscada. Em regra, tal ação irá implicar má publicidade para a
empresa envolvida. Aspetos menos felizes da sua gestão serão postos a nu, afugentando
investidores mobiliários e dificultando o crédito. Por tudo isto, o fiel sancionatório desloca-
se da responsabilidade civil para a destituição dos administradores. A sociedade descontente
com os seus administradores destitui-os, e designa outros. Só por exceção lhe convirá reabrir
o assunto, gastando tempo e dinheiro com ações judiciais. A tudo isto acresce, em Portugal,
o complicado sistema jurídico em vigor. Apesar desta perda de importância relativa, a
responsabilidade dos administradores mantém-se como um instituto dogmaticamente rico e
potencialmente operacional. Finalmente, pergunta-se se o dispositivo do artigo 64.º CSC
também pode ser usado no tocante à responsabilidade dos administradores perante terceiros:
sócios, credores e estranhos. Respondemos pela negativa. De facto, o administrador
relaciona-se com a sociedade. Mesmo quando, para aquilatar os deveres em jogo, haja que
ponderar os interesses dos sócios e dos stakeholders, o sujeito ativo da relação é a sociedade.
Fora dela, teremos os clássicos remédios aquilianos. De outro modo, não haverá nenhuma
dogmática consistente.

Capítulo VIII – A Prestação de Contas

§53.º - O processo de prestação de contas

Generalidades: as sociedades traduzem meios de cooperação e de organização humanos,


funcionando em modo coletivo. Exigem-se regras que cometam a alguém a prestação de
contas e o relato da gestão, a ela associados. O CSC dedica à matéria o Capítulo VI do Título
I. Nos seus preceitos, são de aplicação tendencialmente geral, isto é, funcionam perante os

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diversos tipos de sociedades comerciais. Além deles, encontramos no Código: artigos 420.º,
447.º, 448.º e 508.º-A a 508.ºF CSC. Há, ainda, que lidar com os diversos diplomas, relativos
a contas e à contabilidade, com relevo para o SNS. O Capítulo V, aqui em causa, tem alguma
lógica interna:
 Ele principia pelo dever de apresentar contas, fixando alguns dos seus parâmetros
(artigos 65.º, 65.º-A, 66.º e 66.º-A CSC);
 Prossegue com aspetos patológicos: não apresentação de contas ou não deliberação
sobre elas (artigo 67.º CSC), recusa de aprovação de contas (artigo 68.º CSC) e regime
de invalidade das respetivas deliberações (artigo 69.ºCSC);
 Conclui com a publicidade das contas (artigo 70.º e 70.º-A CSC). 220

A matéria deve ser seguida sempre em conjunto com as regras próprias de cada tipo
societário e à luz das normas contabilísticas aplicáveis.

O dever de relatar a gestão e de apresentar contas: as contas surgem em


execução de um dever cometido à administração. Na verdade, são os administradores as
entidades melhor colocadas para dominar, a nível de decisão como do conhecimento, os
diversos parâmetros de que elas dependem. Nessa linha, o artigo 65.º, n.º1 CSC determina
duas obrigações fundamentais, relativamente aos membros da administração:
 De elaborar as contas;
 A de as submeter aos órgãos competentes da sociedade.
Em ambos os casos trata-se de obrigações de facere, na forma de especiais prestações
específicas de serviço. A estrutura da obrigação de submeter aos órgãos competentes a
aprovação das contas mostra que estamos perante a contraface do direito à informação, que
assiste aos diversos sócios. A prestação de contas em sentido amplo abrange diversos
elementos. O próprio artigo 65.º, n.º1 CSC enumera:
 O relatório de gestão: é um documento que exara os parâmetros a que tenha
obedecido o funcionamento da sociedade, as dificuldades encontradas, a estratégia
seguida e o sentido dos resultados. Pode ser muito sucinto ou grandes análises de
conjuntura e de evolução do setor. O artigo 66.º CSC desenvolve o conteúdo do
relatório de gestão, desdobrando os seus diversos aspetos, em termos não muito
ordenados. Destacamos, quanto ao seu conteúdo o n.º5 do artigo 66.º CSC. Esta
seriação só faz sentido para grandes anónimas. A sua inclusão na Parte Geral do
Código implica, todavia, uma aplicação a todas as sociedades comerciais. Em
compensação, faltam alguns elementos exigíveis para certos tipos de sociedades e que
encontraremos nos locais próprios.
 As contas de exercício: devem ser exaradas em diversos documentos. Hoje, no
Direito interno, dispõe o Decreto-Lei n.º 158/2009, 13 julho, o qual, no tocante às
entidades sujeitas ao SNS, fixa as seguintes demonstrações financeiras (artigo 11.º,
n.º1):
i. Balanço;
ii. Demonstração dos resultados por naturezas;
iii. Demonstração das alterações no capital próprio;
iv. Demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto;
v. Anexo.

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Adicionalmente pode ser apresentada uma demonstração dos resultados por funções
(artigo 11.º, n.º3 CSC). Deve ainda ter-se em conta o artigo 12.º CSC, quanto ao
inventário. O CSC andou bem ao não enumerar o teor das contas de exercício e os
demais documentos de prestação de contas. A matéria é instável, melhor ficando em
leis especiais. O artigo 66.º-A CSC veio exigir a junção de mais um elemento às contas:
o anexo. A introdução do artigo 66.º-A CSC correspondeu à preocupação de verter
no CSC a decorrência do SNC. Este, no seu artigo 11.º, n.º1 inseriu o anexo como
um dos elementos das demonstrações financeiras. O SNC refere o anexo como a
divulgação das bases de preparação e políticas contabilísticas adotadas e divulgações
exigidas pelas Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF). O artigo 66.º- 221
A, n.º1 CSC veio alargar este papel do anexo. Passa, agora, a incluir também:
a. Informação sobre a natureza e o objetivo comercial das operações não
incluídas no balanço e o respetivo impacte financeiro, na medida do
necessário para avaliar a situação da sociedade;
b. Informação sobre os honorários faturados a ROCs, a SROCs e a outros
títulos.
A autonomização solene destes elementos pode contundir com segredos legítimos
da empresa: deve ceder perante regras ou princípios concretamente mais ponderosos.
O artigo 66.º-A CSC corresponde à inclusão no CSC, de regras contabilísticas,
desinseridas do local próprio.
 Os demais documentos de prestação de contas, previstos na lei.
As regras legais relativas ao relatório de gestão e às regras de prestação de contas são
imperativas (artigo 65.º, n.º2 CSC): os estatutos sociais podem ampliá-las, mas não derrogá-
las. A lei exige ainda que o relatório e as contas do exercício sejam assinadas por todos os
membros da administração; a recusa de assinatura deve ser justificada no documento a que
respeita e explicada perante o órgão competente para a aprovação ainda que o interessado já
tenha cessado as suas funções (artigo 65.º, n.º3 CSC). O tema das assinaturas é retomado
pelo artigo 65.º, n.º4 CSC: o relatório e as contas são elaborados e assinados pelos
administradores, que devem prestar todas as informações que, para o efeito, lhes forem
solicitadas. Estas regras são importantes, mas não devem ser formalizadas. Pode suceder, no
momento da assinatura, algum administrador, que esteja totalmente de acordo, não possa
assinar: por razões de saúde ou, até funcionais, por estar no estrangeiro ao serviço da
sociedade. Para quê levantar todo um problema, que pode ser penalizador nas sociedades
cotadas? Bastará que alguém assume a rogo, assumindo a responsabilidade ou, mais
simplesmente, que se use uma assinatura digital.

A apresentação de contas e a sua falta: o artigo 65.º, n.º5 CSC fixa dois distintos
prazos para a apresentação do relatório de gestão, das contas e de exercício e demais
documentos de prestação de contas ao órgão competente e para a apreciação, por este. Assim:
 Três meses a contar da data de cada exercício anual, nos casos comuns;
 Cinco meses a contar da mesma data, quando se trate de sociedades que devam
apresentar contas consolidadas ou que apliquem o método de equivalência
patrimonial.

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A data concreta da apresentação de contas depende do termo do exercício social. Em


princípio, tal exercício corresponde ao ano civil. Por isso, a generalidade das sociedades faz
aprovar as suas contas no mês de março de cada ano ou, havendo consolidação de contas ou
equivalência patrimonial, no mês de maio. O artigo 9.º, n.º1, alínea i) SNC permite, todavia,
que o exercício anual seja diferente do civil, desde que a data do encerramento coincida com
o último mês do calendário e com ressalva do artigo 7.º CIRC. Intervém, nessa eventualidade,
o artigo 65.º-A CSC: o primeiro exercício das tais sociedades não pode ser inferior a 6 nem
superior a 18 meses, sempre sem prejuízo do artigo 7.º CIRC. Relativamente ao relatório de
gestão, às contas de exercício e aos demais documentos de prestação de contas, podem
ocorrer três distintos incidentes: 222
 Podem não ser apresentados;
 Podem sê-lo, mas sem obter a aprovação do órgão competente;
 Podem ser rejeitados por esse mesmo órgão.
Na primeira hipótese, a Lei dá ainda dois meses de tolerância. De facto, o artigo 67.º, n.º1
CSC, na falta de apresentação de contas, permite que qualquer sócio requeira ao tribunal que
se proceda a inquérito: mas apenas quando a apresentação não ocorra nos dois meses
seguintes ao termo dos prazos fixados no artigo 65.º, n.º5 CSC. O inquérito às contas segue
a tramitação do artigo 65.º, n.2º CSC: não se trata do inquérito judicial previsto no artigo
292.º CSC, para as sociedades anónimas e desenvolvido no CC, perante a recusa de
informações e com consequências possíveis muito gravosas. Ele tem o seguinte
desenvolvimento:
 É dirigido contra a sociedade;
 Qualquer sócio pode fazê-lo, desacompanhado dos restantes e independentemente
do capital detido; o próprio sócio-gerente impedido de tomar posse do cargo pode
usar esse meio;
 O requerente tem o ónus de invocar e de provar os seus pressupostos;
 O juiz ouve os administradores;
 Considerando procedentes as razões por estes invocadas, fixa um prazo adequado
para a apresentação das contas em falta;
 Quando não as considere procedentes, nomeia um administrador para, no prazo
fixado, elaborar as contas em falta e submete-las ao órgão competente: pode, para o
efeito, convocar a assembleia geral (artigo 67.º, n.º2 CSC);
 Caso o órgão competente não aprove as contas, pode o administrador nomeado nos
autos de inquérito, submeter a divergência ao juiz, para decisão (artigo 67.º, n.º3 CSC).
O inquérito às contas, seguindo a tramitação do artigo 67.º, n.º2 e 3 CSC é, perante o CSC,
a única forma de reagir à não apresentação das mesmas. Ele não pode ser usado perante a
não aprovação das contas pelo órgão competente. Nessa eventualidade, terá aplicação o
artigo 68.º CSC. Tão pouco é possível recorrer à ação de prestação de contas, prevista no
CPC.

Falta de aprovação e recusa de aprovação: pode haver apresentação de contas e,


todavia, estas não serem aprovadas (ou rejeitadas), sem culpa dos administradores (artigo
67.º, n.º4 CSC). Sem culpa quererá, aqui, dizer que não houve inobservância de deveres a seu

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cargo ou que, tendo-a havido, eles hajam logrado ilidir a presunção de culpa derivada do
artigo 799.º CC. Designadamente, verifica-se que os administradores:
 Elaboraram as contas;
 Apresentaram-nas ao órgão de fiscalização, quando seja o caso;
 Convocaram ou pediram a convocação do órgão competente para a sua aprovação
(a assembleia geral);
 Divulgaram as contas, nos termos previstos na lei e nos estatutos;
 Compareceram na assembleia e prestaram, aí, os esclarecimentos que lhes cabia.
Não obstante, ou a assembleia não reuniu por razões a ela alheias ou, tendo reunido, não 223
deliberou. Em tal eventualidade, decorrido o prazo do artigo 67.º, n.º1 CSC (isto é: o prazo-
limite para a apreciação das contas, acrescido de dois meses de tolerância), pode qualquer
dos administradores ou algum dos sócios requerer, ao tribunal, a convocação da assembleia
geral, para o efeito de apreciar as contas, aprovando-as ou rejeitando-as (artigo 67.º, n.º4
CSC). Quando rejeite, haverá que aplicar, por analogia, o artigo 68.º CSC. Pode acontecer
que a assembleia judicialmente convocada para o efeito não as aprove nem as rejeite. Nessa
altura, qualquer interessado pode requerer ao juiz a nomeação de um ROC independente. O
mesmo juiz, em face do relatório do ROC, do que conste dos autos e das demais diligências
que ordene, aprovará ou rejeitará as contas (artigo 67.º, n.º5 CSC). A última hipótese é a de,
tendo as contas ido à assembleia, esta as rejeitar (artigo 68.º CSC). Nessa altura, essa mesma
assembleia deve deliberar motivadamente:
 Que se proceda à elaboração total de novas contas;
 Ou que se efetue a reforma, em pontos concretos, das contas apresentadas.
Se não adotar nenhuma destas posturas, segue-se o artigo 67.º, n.º4 e 5 CSC, convocação
judicial, nomeação de ROC e aprovação ou rejeição judicial. Quando a assembleia mande
elaborar novas contas ou reformar as apresentadas, podem os administradores, nos oito dias
seguintes à data da deliberação, requerer inquérito judicial: a menos que a reforma deliberada
implique juízos para os quais a lei não imponha critérios (artigo 68.º, n.º2 CSC). Desta feita,
o inquérito em causa será o do CPC. Parece claro que a Lei toma uma opção de favor contabilis:
entende ser do interesse social a presença de contas aprovadas, ainda que em detrimento da
sua qualidade.

Regime especial de invalidade das deliberações: o artigo 69.º CSC prevê um


regime especial de invalidade das deliberações sociais que aprovem as contas, com violação
dos preceitos legais relativos à elaboração do relatório de gestão, das contas de exercício e
dos demais documentos de prestação de contas. No essencial, o regime especial daí resultante
tem as particularidades seguintes:
 A violação de regras de elaboração de contas, necessariamente perpetrada pelos
administradores, contamina as deliberações sociais que as aprovem;
 Tais deliberações deveriam ser nulas, nos termos da segunda parte do artigo 56.º, n.º1,
alínea d) CSC, todavia, apenas é cominada a anulabilidade.
De novo a favor contabilis: a Lei pretende que haja contas, aprovadas e estabilizadas. Admitir
a nulidade equivaleria a prolongar um processo que se pretende célere: toda a atividade
subsequente da sociedade implica contas aprovadas. O artigo 69.º, n.º2 CSC considera

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igualmente anuláveis as contas irregulares em si mesmas: a expressão que Ana Maria


Rodrigues aproxima da ideia de contas não apropriadas, na linguagem contabilística, por não
serem adequadas ou eficientes. Mesmo então opera o favor contabilis: nos caso de pouca
gravidade, o juiz decreta a anulação se as contas não forem reformadas, no prazo que fixar
(artigo 69.º, n.º2, 2.ª parte CSC). O favor cessa nos casos do artigo 69.º, n.º3 CSC. Há nulidade
quando se assista à violação de preceitos legais relativos à constituição, ao reforço ou à
utilização de reserva legal ou de preceitos que visem, exclusiva ou principalmente, a proteção
dos credores ou do interesse público. Todas as normas de prestação de contas visam o
interesse público. O preceito deve ser interpretado em termos restritos, sob pena de inutilizar
o n.º1 do artigo 69.º CSC. Pergunta-se qual o regime aplicável quando o vício consista na 224
falta de certificação legal das contas ou do parecer do órgão de fiscalização, quando
legalmente previstos. Prever a nulidade por se tratar de elementos de interesse público
parece-nos excessivo: a falta pode ser formal ou menos relevante, sempre que, de facto, as
contas estejam bem elaboradas. O regime adequado será, por analogia, o do artigo 69.º, n.º2
CSC: anulabilidade, com possibilidade de o juiz fixar um prazo razoável para que se mostrem
aditados os elementos em falta.

Publicidade: o artigo 70.º CSC prevê que a informação respeitante às contas do exercício
e aos demais elementos de prestação de contas, devidamente aprovadas, seja sujeita a registo
comercial (n.º1; artigo 42.º, n.º1 CRCom). O artigo 70.º, n.º2 CSC prevê, a disponibilização,
via Internet, quando aí tenham sítio, dos diversos elementos relativos à prestação de contas.
Trata-se, efetivamente, da via mais indicada. O artigo 70.º-A CSC regula a publicidade
relativo às contas das sociedades em nome coletivo e das comanditas simples.

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VOLUME 225

II

Das Sociedades
Comerciais em Especial

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Parte I – Sociedades em nome coletivo


SNC

Capítulo I – Tipo geral e evolução das sociedades em


nome coletivo

§1.º - Tipo geral, natureza e função 226

As sociedades em nome coletivo no Código: as sociedades em nome coletivo são


objeto do Título II do Código das Sociedades Comerciais: o primeiro depois da denominada
parte geral. Elas ocupam 23 artigos – artigos 175.º a 196.º CSC – ordenados por quatro títulos.
A leitura do respetivo articulado, por confronto com a parte geral, permite identificar três
áreas de regulação. Temos, com efeito:
 Preceitos específicos das sociedades em nome coletivo, com exemplos nos artigos
175.º, n.º1 e 177.º CSC, referentes às suas características e à firma;
 Preceitos de ordem geral, ora repetidos, ora retomados com eventuais adaptações
linguísticas: assim sucede, entre outros, com o artigo 176.º CSC, que reproduz o que
já adviria do artigo 9.º CSC, ambos sobre o conteúdo do contrato de sociedade;
 Preceitos de ordem geral, mas que o Título I do Código não consagrou: veja-se, nesse
sentido, o artigo 192.º CSC, relativo à competência dos gerentes.
Registe-se que a extensão regulativa dispensada pelo Código das Sociedades Comerciais às
sociedades em nome coletivo fica muito aquém das da sociedade por quotas e da sociedade
anónima. Será de esperar uma grande aderência à parte geral do Código.

Responsabilidade por dívidas; insuficiência: o legislador de 1986 optou por


caracterizar a sociedade em nome coletivo através do regime da responsabilidade pelas suas
dívidas. Segundo o artigo 175.º, n.º1 CSC e nessas sociedades, o sócio responde:
 Individualmente pela sua entrada;
 Subsidiariamente, pelas obrigações sociais;
 E isso solidariamente com os demais sócios.
De facto, os sócios respondem, sempre, pela sua entrada: trata-se da regra presente nos
artigos 20.º, alínea a) e 27.º CSC e retomada nos artigos 197.º, n.º1 CSC, quanto a sociedades
por quotas e artigo 271.º CSC, quanto às anónimas. Mas a responsabilidade pelas obrigações
sociais, mesmo subsidiária, não surge nem nas sociedades por quotas, nem nas anónimas:
ambas são sociedades de responsabilidade limitada, ao contrário do que ocorre nas
sociedades em nome coletivo. Quanto à solidariedade: ela está presente, de facto, nas
sociedades por quotas, mas apenas no tocante à obrigação de entrada. O regime da
responsabilidade das sociedades em nome coletivo aproxima-se, assim, do das sociedades
civis puras. Nestas, o artigo 997.º, n.º1 CC, estabelece uma regra de responsabilidade pessoal
dos sócios pelas dívidas sociais, responsabilidade essa que opera solidariamente entre todos
eles. Como, porém, o sócio demandado para pagamento dos débitos da sociedade pode exigir
a prévia excussão do património social (artigo 997.º, n.º2 CC), queda concluir que também

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aqui há subsidiariedade económica. Em termos jurídicos, porém, ocorrem diferenças: nas


sociedades civis puras, é possível demandar o sócio; este, se quiser, invocará o beneficium SNC
excussionis. No Direito italiano, perante um texto muito semelhante ao do novo artigo 175.º,
n.º1 CSC, alguma doutrina sublinha a insuficiência do elemento responsabilidade dos sócios para
definir a sociedade em nome coletivo. Explicaram Ferrara e Corsi que essa fórmula, para
além de não permitir uma distinção perante as sociedades simples – i.e.: civis puras – apenas
nos dá uma consequência do concreto tipo em jogo, numa observação retida por outros
estudiosos. A presença de uma sociedade em nome coletivo adviria, assim, de três fatores:
 Da presença dos elementos constitutivos da própria noção de sociedade (artigo 980.º
CC); 227
 Da natureza comercial da atividade desenvolvida;
 Da ausência de uma vontade das partes tendente a reconduzir a figura a qualquer outro
tipo de sociedade.
Todavia, também por aqui não avançamos. Os elementos gerais da sociedade encontram-se
nos diversos tipos, não permitindo abrir distinções. A natureza comercial da atividade vai
demasiado longe: pode haver sociedades civis sob a forma de sociedade em nome coletivo
(artigo 1.º, n.º4 CSC). Quanto à não-recondução do ente em causa a qualquer outro tipo
societário: ela deixa em aberto as hipóteses de sociedades civis puras, de sociedades
irregulares e de associações não personalizadas. A objeção lógica de que o regime de
responsabilidade por dividas pressupõe a prévia determinação da natureza da sociedade
parece inultrapassável. Mas também os critérios materiais alternativos se mostram
insuficientes. Na verdade, as sociedades em nome coletivo – como as restantes
demonstrações de personalidade coletiva – apenas tendencialmente visam dar corpo a
valorações substanciais específicas. No plano prático do Direito, elas obedecem, antes de
mais, a critérios objetivos e formais.

A firma; outros elementos: a sociedade em nome coletivo tem, necessariamente, uma


firma (artigo 9.º, n.º1, alínea c) CSC). A firma consta do contrato, a celebrar por escrito com
assinaturas presencialmente reconhecidas ou por escritura pública (artigo 7.º, n.º1 CSC). O
reconhecimento ou a escritura, por seu turno, não poderão ter lugar sem, neles, se dar conta
do certificado de admissibilidade da firma (artigo 54.º, n.º1 RNPC). O contrato de sociedade
está sujeito a registo comercial (artigo 3.º, alínea a) CRCom) registo esse que é exigido para
a plena constituição do novo ente coletivo (artigo 5.º CSC). Em suma: por diversas e
confluentes razões, não é compaginável a existência de uma sociedade comercial não dotada
de uma competente firma. Essa firma passará por três distintas autoridades públicas, todas
com poderes de fiscalização e sujeitas ao princípio da legalidade: o RNPC, o notário e o
conservador do registo comercial. As sociedades em nome coletivo têm uma firma
característica. Segundo o artigo 177.º CSC, ela deve:
 Ou individualizar todos os sócios, subentendendo-se que através dos nomes respetivos,
completos ou abreviados;
 Ou conter, pelo menos, o nome ou firma de um deles com o aditamento, abreviado
ou por extenso, «e Companhia» ou qualquer outro que indique a presença de mais sócios.
Pela negativa, a firma das sociedades em nome coletivo é claramente identificável pela
ausência de qualquer partícula que indique a limitação da responsabilidade. As sociedades em
nome coletivo dispõem – ou podem dispor – de outros elementos específicos: impossíveis,
juridicamente, de encontrar nos restantes tipos societários. Assim sucede com o sócio de
indústria. Nos termos do artigo 20.º, alínea a) CSC, todo o sócio é obrigado a entrar para a

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sociedade com bens suscetíveis de penhora ou, nos tipos de sociedade em que tal seja
permitido, com indústria. Justamente: os sócios de indústria só são permitidos nas sociedades SNC
em nome coletivo (artigo 178.º CSC) e, ainda e quanto aos sócios comanditados, nas
sociedades em comandita (artigo 468.º CSC a contrario). Quer isto dizer: na presença de um
sócio de indústria e na falta de comandita, estaremos com segurança perante uma sociedade
em nome coletivo. Já a mera ausência desse elemento nada permitirá concluir. As sociedades
em nome coletivo são, basicamente, sociedades comerciais, facilmente reconhecíveis pela sua
firma. Na hipótese – académica – de nos enfrentarmos com uma sociedade cuja firma não
esteja clara ou não seja conhecida, poderemos recorrer a aspetos subsequentes, próprios do
seu regime: a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas dívidas sociais, a presença de um
228
sócio de indústria ou, ainda, algum dos outros aspetos específicos.

Natureza e função: perante o Direito português, as sociedades em nome coletivo são


verdadeiras sociedades comerciais, dotadas de personalidade jurídica, nos termos do artigo
5.º CSC. Trata-se, porém, de sociedades muito simples. Na pureza dos princípios e das
tradições, a sociedade em nome coletivo daria corpo a uma organização imediata de
comerciantes para, em conjunto, exercerem uma prática comercial. A atuação comum giraria,
unificada, em torno de um nome: tendencialmente, o da família. Falar-se, igualmente, num
comerciante com os seus ajudantes. Ainda, na mesma logica, surgiria a responsabilidade
ilimitada e solidária dos sócios. A sociedade em nome coletivo corresponderia, deste modo,
a uma cobertura jurídica adequada para pequenas empresas de tipo familiar, exprimindo a
forma básica do exercício, em conjunto, do comércio. Particularmente importantes, no
século XIX, elas permitiram emprestar, às sociedades em geral, uma caução de seriedade,
mercê, justamente, da responsabilidade ilimitada e solidária dos seus sócios. Tiveram, deste
modo, uma importância decisiva na viragem do mundo comercial para as sociedades e, mais
genericamente, para os operadores coletivos. A função inicial das sociedades em nome
coletivo veio a perder-se. Nesse sentido, jogaram duas ordens de motivos:
 Os operadores viraram-se, por várias razões, para as sociedades de responsabilidade
limitada, particularmente para as sociedades por quotas;
 As leis – principalmente a nossa – vieram a contagiar os regimes das sociedades em
nome coletivo com elementos próprios das sociedades de capitais, tornando
desnecessariamente complexo o seu manuseio.
Ainda em sede de introdução, as sociedades em nome coletivo apresentam-se bastante
próximas das sociedades civis sob forma civil. Aliás, para além de remissões diretas do
Código das Sociedades Comerciais para o Código Civil, encontraremos múltiplos aspetos
regulativos que foram influenciados por este. Todas elas são sociedades de pessoas. Entre
nós, na falta de remissões expressas, as sociedades em nome coletivo mantêm uma feição
comercial própria. Apenas pelo crivo do artigo 2.º CSC se pode chegar ao Código Civil.

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Capítulo II – O contrato de sociedade em nome SNC


coletivo

§2.º - Celebração e conteúdo

As partes: a celebração do contrato em nome coletivo pode, grosso modo, ser remetida 229
para o regime geral da celebração dos contratos comerciais de sociedade. Anotemos algumas
especificidades. O contrato pode ser concluído por quaisquer pessoas dotadas de capacidade
de exercício. Todavia, está difundida a ideia de que a sociedade em nome coletivo, pela
ilimitação da responsabilidade que envolve, seria perigosa. Resquício dessa ideia é o
dispositivo do artigo 8.º, n.º1 CSC. Com tal fórmula impede-se a formação de uma sociedade
familiar em nome coletivo: precisamente a hipótese em que ela teria mais interesse. Tudo isto
corresponde a resquícios históricos ligados à discriminação da mulher casada e ao
abaixamento social do exercício do comércio: pontos a rever e a corrigir, em definitivo. Ainda
na mesma linha perigosidade das sociedades em nome coletivo, não podem os menores,
representados pelos pais, entrar numa sociedade em nome coletivo ou em comandita simples
ou por ações, sem autorização do tribunal (artigo 1889.º, n.º1, alínea d) CC). Compreende-
se a preocupação, útil nos casos em que o menor rico fosse introduzido, como sócio, numa
sociedade em nome coletivo, para lhe dar mais crédito ou, no limite, para lhe suportar as
dívidas. Lembremos, todavia, que o grande interesse das sociedades em nome coletivo era
de ordem familiar: desaparecerá se implicar um acréscimo de burocracia, de perda de tempo
e de desperdício de dinheiro. Sempre sob o signo do risco empresarial representado pela
responsabilidade ilimitada, o artigo 11.º, n.º5 CSC veio proteger as próprias sociedades
comerciais de, como sócias, ingressarem em sociedades em nome coletivo. Normalmente, os
estatutos societários conferem esta possibilidade muito raramente exercida. Todos estes
preceitos diversos deveriam ter sido devidamente codificados, na sede própria: o Código das
Sociedades Comerciais. Às sociedades em nome coletivo não se aplicam as possibilidades,
existentes para as sociedades por quotas (artigo 270.º-A e 270.º-G CSC) e para as sociedades
anónimas (artigo 488.º, n.º1 CSC), de constituição puramente unilateral. São, pois, exigidas
pelo menos duas partes (artigo 7.º, n.º2 CSC): descontando as sociedades em comandita, pela
natureza das coisas, as sociedades em nome coletivo acabam, assim, por ser as únicas que
sofrem o processo rígido da não unipessoalidade.

A forma e registo: o contrato de sociedade em nome coletivo está sujeito a forma escrita,
devendo as assinaturas dos seus subscritores ser reconhecidas presencialmente, salvo se
forma mais solene for exigida para a transmissão dos bens com que os sócios entrem para a
sociedade (artigo 7.º, n.º1 CSC) e a registo (artigo 5.º CSC, bem como o artigo 3.º, alínea a)
CRCom). A inobservância de forma pode ser minorada pelo regime especial das sociedades
irregulares, a que abaixo se fará referência. Mantemos a tónica geral de crítica ao sistema
vigente: as sociedades em nome coletivo deveriam constituir um esquema societário
aligeirado, de funcionamento instantâneo, para servir o pequeno comércio altamente
personalizado: uma situação parcialmente resolvida pela reforma de 2006. Paradoxo: o
Decreto-Lei n.º111/2005, 8 julho, procurando reagir às queixas contínuas do esmagamento
burocrático das empresas, veio criar:

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«…a empresa na hora, através de um regime especial de constituição imediata de sociedades». SNC
Esse regime só se aplica, porém, a sociedades por quotas e a sociedades anónimas (artigo 1.º
CSC). Ficam de fora as sociedades em nome coletivo: aquelas que mais facilidades exigiriam.
A razão de ser desta exclusão tem a ver com o problema da firma. A empresa na hora exige
que os interessados escolham uma firma de fantasia previamente criada e reservada a favor
do Estado (artigo 3.º, alínea a) CSC). Ora, tais firmas não são possíveis em relação a
sociedades em nome coletivo.
O conteúdo: o conteúdo do contrato de sociedade vem, em geral, previsto no artigo 9.º,
n.º1 CSC. Tratando-se de sociedades em nome coletivo, há que lidar com o artigo 176.º CSC: 230
«1. No contrato de sociedade em nome coletivo devem especialmente figurar:
«a) A espécie e a caracterização da entrada de cada sócio, em indústria ou bens, assim como
o valor atribuído aos bens;
«b) O valor atribuído à indústria com que os sócios contribuam, para o efeito de repartição
de lucros e perdas;
«c)A parte de capital correspondente à entrada com bens de cada sócio».
O legislador nacional é particularmente prolixo, nestes domínios. O contrato de sociedade
deveria, simplesmente, conter os elementos voluntários essenciais: tudo o resto advém da lei.
Perante o Direito nacional, nota-se de imediato que as alíneas a) – espécie e a caracterização
da entrada de cada sócio – e a c) – pare do capital correspondente à entrada com bens de
cada sócio – são inúteis: elas logo resultariam das alíneas g) e h) do artigo 9.º CSC. Salva-se
o artigo 176.º, alínea b) CSC, relativo ao sócio de indústria, que melhor teria ficado no artigo
178.º CSC. Trata-se de matéria – aí sim – específica e à qual não deixaremos de dar a devida
atenção. Perante o Direito português, não subsiste qualquer dúvida de que a constituição de
uma sociedade em nome coletivo é puramente formal: pode, no momento da sua formação,
não corresponder a qualquer empreendimento real.
A firma: a firma das sociedades em nome coletivo apresenta uma especial configuração: é
o elemento formalmente caracterizador deste tipo societário. Segundo o artigo 177.º, n.º1
CSC:
«A firma da sociedade em nome coletivo deve, quando não individualizar todos os sócios, conter,
pelo menos, o nome ou firma de um deles, com o aditamento, abreviado ou por extenso, “e
Companhia” ou qualquer outro que indique a existência de outros sócios».
Como vimos, este preceito remonta à tradição de Ferreira Borges: a sociedade com firma –
ou com nome – contrapõe-se às sociedades sem firma ou anónimas. E a firma seria,
necessariamente, o nome dos sócios ou, pelo menos, o de um deles, com a indicação “&
Companhia”. Os interessados devem obter, num momento prévio, um certificado de
admissibilidade da firma, junto do RNPC e isso apesar de apenas estarem em causa os seus
próprios nomes. Ainda à luz do RNPC, parece-nos que a locução “e Companhia”, mau grado
a flexibilidade do final do preceito, não pode ser substituída por “e associados”: ou estaremos
perante uma sociedade civil sob forma civil – artigo 42.º, n.º1 RNPC. Recordemos ainda que
sem o certificado de admissibilidade, não é possível a realização do reconhecimento presencia
ou da competente escritura – artigo 54.º, n.º1 RNPC – e, logo: a própria constituição da
sociedade.

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Responsabilidade por aparência na firma: o artigo 177.º, n.º2 CSC consagra uma
regra tradicional, já presente no Código Veiga Beirão: SNC
«Se alguém que não for sócio da sociedade incluir o seu nome ou firma na firma social, ficará
sujeito à responsabilidade imposta aos sócios no artigo 175.º».
O preceito responsabiliza – ainda que objetivamente – a pessoa que, por si e como
consequência e ação sua, tenha incluído, não sendo sócia, o seu nome na firma de uma
sociedade em nome coletivo. O dispositivo não se aplica se, abusivamente, alguém incluir o
nome de um terceiro, que de nada sabia, na firma de uma sociedade em nome coletivo.
Caberiam, então, os diversos remédios relativos à tutela do nome. Passando à previsão, 231
cumpre distinguir:
 O terceiro logrou construir uma firma na qual o seu nome se incluiu;
 O terceiro teve artes de, num ou mais atos praticados pela sociedade em nome coletivo,
fazer inserir o seu nome.
É à primeira hipótese que se aplica o transcrito artigo 177.º, n.º2 CSC: apenas nas condições
que ela retrata se poderá dizer que o seu nome está incluído na firma social. Trata-se de uma
hipótese que nos vem de Ferreira Borges e que, então, seria concebível. Hoje não o é.
Semelhante inclusão na firma teria de passar pelos crivos (apertado!!) do RNPC, do notário
ou da entidade responsável pelo reconhecimento presencial das assinaturas e do conservador
do registo comercial. Perante a realidade, o artigo 177.º, n.º2 CSC surge como uma relíquia
dos tempos em que ainda imperava o informalismo: a firma tinha, então, um papel quase
constitutivo. Na segunda hipótese – num ou mais atos da sociedade foi incluído o nome de
um terceiro, por iniciativa ou tolerância deste – já não podemos falar em verdadeira inclusão
na firma. Poderá, então, verificar-se uma sociedade aparente, a qual seguirá o regime do artigo
36.º, n.º1 CSC. O terceiro, ao criar a falsa aparência de uma sociedade que o inclua, vai
responder solidariamente pelas dívidas do ente aparente. Diferenças em relação à primeira
hipótese: a responsabilidade é direta e não, apenas, subsidiária. Aquando da inserção, n
Código, do dispositivo sobre sociedades em nome coletivo não se atentou nem na evolução
dos tempos, nem no dispositivo da parte geral.

§3.º - Sociedades em nome coletivo irregulares

Aspetos gerais e modalidades: na tradição portuguesa, lamentavelmente abandonada


pelo Código das Sociedades Comerciais, mas que podemos manter viva, com vantagens e
por via doutrinária, a sociedade irregular é aquela que, por incompletude no seu processo
formativo ou por vício intrínseco no seu contrato, não produza todos os efeitos que, por lei
e pela natureza, ela deveria produzir. Mais precisamente, ficam abrangidas:
 As sociedades postas a funcionar independentemente de as partes envolvidas terem
formalizado um contrato de sociedade;
 As sociedades formalizadas por escritura pública mas não registadas;
 As sociedades formalizadas, mas cujo contrato seja inválido;, ainda aqui, poderá faltar
ou não o registo.

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O Código das Sociedades Comerciais veio regular esta matéria nos artigos 36.º a 52.º,
incluídos numa secção intitulada (aliás, erroneamente) Regime das sociedades antes do registo. SNC
Invalidade do Contrato. Grosso modo, o esquema previsto, sempre aplicável às sociedades em
nome coletivo, é o seguinte:
 Há uma sociedade puramente aparente, sem haver qualquer contrato: todos os
intervenientes respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações (artigo 36.º, n.º1
CSC);
 Há uma sociedade acordada, mas sem ainda haver contrato definitivo: às relações entre
os sócios e com terceiros aplica-se o regime das sociedades civis (artigo 36.º, n.º2 CSC).
Até aqui, o regime é geral para todas as sociedades. A partir do momento em que já haja 232
contrato, cabe aplicar as regras diferenciadas. Interessam-nos, de agora em diante, as soluções
especificamente dirigidas às sociedades em nome coletivo irregulares.

A sociedade em nome coletivo não registada: a sociedade em nome coletivo,


depois de concluído o contrato mas antes do registo, rege-se, no tocante às relações entre os
sócios, pelo contrato (artigo 37.º, n.º1 CSC). A solução é justa e adequada: tendo concluído
um contrato e iniciado, na sua base, uma atividade económica, nada mais há a fazer do que
honrar a palavra dada. Além disso, haverá que aplicar as regras correspondentes ao tipo
societário em causa. Quanto a sociedades em nome coletivo, aplicaremos às relações entre
os sócios, respetivamente:
 As normas específicas imperativas;
 As normas gerais imperativas;
 As cláusulas contratuais;
 As normas específicas supletivas;
 As normas gerais supletivas.
Apenas deparamos com a particularidade do artigo 37.º, n.º2 CSC: a transmissão, por ato
entre vivos, das participações sociais e as modificações do contrato requererão unanimidade.
Trata-se, porém, de uma regra que, salvo o que abaixo se dirá, já resultava dos artigos 182.º,
n.º1 e 194.º, n.º1 e 2 CSC. No tocante a relações com terceiros, temos um preceito específico
para as sociedades em nome coletivo não registadas: o artigo 38.º CSC:
 Pelos negócios realizados em nome das sociedades, com o acordo expresso ou tácito
dos sócios – o qual se presume – respondem todos eles, solidária ou ilimitadamente;
 Se os negócios não tiverem sido autorizados por todos, respondem pessoal e
solidariamente apenas os que os realizarem ou autorizarem (artigo 38.º, n.º2 CSC);
 As cláusulas limitativas da responsabilidade não são oponíveis a terceiros, salvo se se
provar que estes as conheciam (artigo 38.º, n.º3 CSC).
O sócio demandado ao abrigo do artigo 38.º, n.º1 CSC pode, em defesa, invocar o beneficium
excussionis previsto no artigo 997.º, n.º2 CC? Isso permitir-lhe-ia só responder se os bens
afetos à sociedade (o seu património) fossem insuficientes. O teor literal da lei parece inculcar
a negativa. Mas o elemento sistemático da interpretação aponta para a saída inversa. Com
efeito:
 Não havendo (sequer) escritura, aplica-se o regime das sociedades civis e, logo, o
beneficium em jogo (artigo 36.º, n.º2 CSC);
 Depois da escritura, não se entende como (e para quê) um regime mais severo.

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Não faz sentido causticar as já massacradas sociedades em nome coletivo com mais este
regime desfavorável: agora em relação às sociedades civis puras e às sociedades irregulares
pela falha (magna) do contrato. O beneficium excussionis terá de manter-se, por aplicação do
artigo 997.º, n.º2 CC.
A sociedade em nome coletivo inválida: o artigo 43.º, n.º 1 CSC prevê que as
sociedades em nome coletivo possam ser inválidas por duas distintas ordens de razões,
depois de dotadas de regimes diferenciados:
 Vícios no título constitutivo;
 Causas gerais de invalidade dos negócios, segundo a lei civil. 233
São vícios do título constitutivo (artigo 43.º, n.º2 CSC que remete para o artigo 42.º, n.º1
CSC e acrescenta ainda alguns):
 A falta de, pelo menos, dois sócios fundadores;
 A falta de menção da firma, da sede, do objeto ou do capital da sociedade, bem como
do valor da entrada de algum sócio ou de prestações realizadas por conta deste;
 Menção de um objeto ilícito ou contrário à ordem pública;
 Falta de escritura pública;
 Falta de nome ou firma de alguns dos sócios de responsabilidade ilimitada.
Quanto à falta de indicação do capital, entenda-se que ela releva apenas quando a sociedade
em nome coletivo o deva ter: isso não sucede, como vimos, quando ela só tenha sócios de
indústria (artigo 9.º, n.º1, alínea f) CSC). Também não é vício a hipótese da alínea d) do artigo
42.º, nº.1 CSC: não há, aqui, regras sobre a liberação do capital. A presença de invalidade por
vícios no título constitutivo tem a particularidade de ser sanável por deliberação dos sócios,
tomada nos termos estatutários previstos para a alteração do contrato: mas desde que o vício
resulte de falta ou nulidade da indicação da firma, da sede, do objeto e do capital da sociedade,
bem como do valor da entrada de algum sócio e das prestações realizadas por conta desta. A
ação de nulidade corre segundo o regime específico do artigo 44.º CSC. Tratando-se de
causas gerais de invalidade dos negócios, segundo a lei civil, lida-se com o artigo 46.º CSC.
Este específica, na epígrafe, vícios da vontade e incapacidade e, no seu corpo, o erro, o dolo,
a coação, a usura e a incapacidade. A essa lista haverá que acrescentar a falta de consciência
da declaração e, com as devidas adaptações, a simulação. Isto posto: o artigo 46.º CSC
determina a anulabilidade do contrato em relação ao incapaz ou à pessoa que tenha sofrido
o vício da vontade ou a recusa. Embora a lei não o diga, ficam em causa quer o erro na
declaração, quer o erro na formação da vontade. Pena foi que o projeto final do Código não
tivesse sido revisto, também, por um civilista. Todavia, sempre segundo o n.º4 do artigo 46.º
CSC em causa, o negócio poderá ser anulado quanto a todos os sócios, se não for possível,
nos termos do artigo 292.º CC, a sua redução às participações dos outros (artigo 46.º, in fine
CSC). O processamento e as consequências da anulação – apresentadas como já afirmamos
noutra obra, em termos caleidoscópicos pelo legislador de 1986 –, obedecem a regras gerais
para os diversos tipos societários.

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§4.º - O capital, as entradas e os sócios de indústria


SNC

O capital: o artigo 9.º, n.º1, alínea f) CSC determina que do contrato de sociedade deva
constar o capital social,
«salvo nas sociedades em nome coletivo, em que todos os sócios contribuam com a sua indústria».
O capital da sociedade equivale ao conjunto das entradas dos vários sócios, realizadas ou por
realizar. Essa noção básica tem uma projeção contabilística: será a cifra ideal que representam
234
as entradas estatutárias, surgindo como tal, nos diversos instrumentos de prestação de contas.
Nada disso se confunde com o património real das sociedades. O capital surge como
elemento relevante justamente nas chamadas sociedades de capitais: sociedades por quotas e
sociedades anónimas. Nas sociedades de pessoas, o conceito apaga-se, de tal modo que:
 Ele não ocorre nas sociedades civis sob forma civil, perante o silêncio do artigo 980.º
CC;
 Ele não ocorre, necessariamente, nas sociedades em nome coletivo; faltará nas
sociedades que apenas agrupem sócios de indústria.
Poderíamos, assim, distinguir sociedades em nome coletivo com capital social e sem ele. Em
termos de política legislativa, teria sido possível dispensar as sociedades em nome coletivo
de qualquer capital social não faz, aí, grande sentido. Poderíamos fazer dele uma noção
abstrata englobando o conjunto dos valores das entradas, incluindo as entradas em indústria,
para efeitos de repartição de lucros e perdas (artigo 176.º, n.º1, alínea b) CSC): mas nessa
altura, todas as sociedades teriam capital social. A referência ao capital social das sociedades
em nome coletivo é brumosa e não tem expressão, já que não se lhes impõe qualquer capital
mínimo. Ele apenas conduz a que se apliquem, no seu âmbito, diversas e complexas leis de
tutela do capital, ao arrepio do que deveria ser uma verdadeira e própria sociedade de pessoas.
Nas sociedades por quotas, o capital mínimo é de 5000 euros, enquanto, nas anónimas, essa
cifra ascende a 50000 euros: artigos 201.º e 276.º, n.º2 CSC, respetivamente.

Entradas em dinheiro e em espécie: a obrigação de entrada é um traço específico e


característico das sociedades (artigo 20.º, alínea a) CSC). A natureza da entrada de cada sócio
deve constar do contrato social (artigo 9.º, n.º1, alínea g) CSC). A entrada consiste em
realidades patrimoniais ou com alcance patrimonial, numa conjunção especialmente
documentada nas sociedades em nome coletivo. Aí encontramos:
 Entradas em dinheiro;
 Entradas em espécie;
 Entradas em indústria.
De acordo com a visão tradicional, a sociedade em nome coletivo caracterizar-se-ia por
postular a prossecução conjunta de um empreendimento comercial. As entradas teriam a ver
com o contributo para tal empreendimento, o qual poderia ser essencialmente variável.
Todavia, a codificação da matéria veio aproximar, em diversos pontos, as sociedades em
nome coletivo das sociedades de capitais. Entre eles está a matéria atinente às entradas – ou
a certas entradas. A entrada em dinheiro postula uma obrigação pecuniária do sócio. Nos
termos gerais do artigo 25.º, n.º1 CSC, o seu montante não pode ficar aquém do valor
nominal da entrada que ele venha a realizar: abaixo do par. O inverso seria possível: teríamos
um prémio de subscrição, que nada impede neste tipo de sociedade. A lei não regula nem o

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momento do cumprimento da obrigação de entrada, nem a forma desse cumprimento:


apenas dispomos de regras para as sociedades por quotas e para as anónimas. Concluímos SNC
pela aplicação:
 Ou das regras que porventura o contrato insira;
 Ou das regras supletivas do Direito Civil: a todo o tempo pode o sócio apresentar-se
a realizar a entrada ou pode a sociedade exigir-lha, sob pena de mora.
Consequentemente, não há base para a aplicação do artigo 543.º CSC: este apenas funciona
perante as sociedades de capitais. Nas entradas em espécie lidamos com a transferência, para
a sociedade, de direitos patrimoniais suscetíveis de penhora e que não sejam dinheiro. O
Direito Comunitário preocupou-se muito com as entradas em espécie: ao passo que as 235
entradas em dinheiro são facilmente confrontáveis, através do seu valor nominal, as entradas
em espécie têm um valor objetivo discutível. Os particulares interessados podem ser levados
a empolá-lo, em detrimento dos credores. Da transposição do Direito Comunitário (2.ª
Diretriz de Direito das Sociedades) resulta o artigo 28.º CSC: preceito que, havendo entradas
em espécies, impõe a preparação de um relatório elaborado por um ROC, devidamente
distanciado da sociedade em jogo e que avalia, objetiva e explicadamente, os bens em jogo
(artigo 28.º, n.º3, alínea d) CSC). Ao relatório é dada, para a proteção de terceiros, uma
especial publicidade (artigo 28.º, n.º4 e 5 CSC). A 2.ª Diretriz dirige-se a sociedades anónimas.
O legislador nacional, fiel à sua militância pró-Bruxelas, transferiu essa matéria para a parte
geral do Código de modo a aplicar-se a todo o tipo de sociedades. Sem justificação: a vida
das sociedades portuguesas não pode ser sistematicamente mais difícil do que a das suas
concorrentes dos outros países europeus. Confrontado com a desnecessária (e dispendiosa)
complicação que o artigo 28.º CSC representa para as sociedades em nome coletivo, o artigo
179.º CSC veio dispor:
«A verificação das entradas em espécie, determinada no artigo 28.º, pode ser substituída por
expressa assunção pelos sócios, no contrato de sociedade, de responsabilidade solidária, mas não
subsidiária, pelo valor atribuído aos bens».
Algumas precisões:
 Trata-se de uma responsabilidade para com a sociedade;
 É solidária: esta pode efetiva-la junto de quem entender;
 Não está ao acesso direto dos credores da sociedade: estes apenas poderão,
subsidiariamente, penhorar o correspondente crédito ou, verificando-se os
competentes pressupostos, lançar mão de uma ação sub-rogatória (artigo 606.º, n.º1
CC);
 Funciona em alternativa ao artigo 28.º CSC, à opção dos sócios.
Os sócios de indústria: o sócio de indústria é aquele que entra para a sociedade com
serviços próprios: nem com dinheiro, nem com bens. Trata-se de uma concretização do
artigo 980.º CC, na parte em que refere serviços. A lei civil, de resto, nada mais dispõe sobre
o tema a não ser, no artigo 992.º CC, cujos números 2 e 3, respetivamente:
 Isentam o sócio de indústria de responder, nas relações internas, pelas perdas sociais;
 Regula a fixação do quinhão do sócio de indústria nos lucros, bem como o valor da
sua contribuição.
As contribuições em indústria estão vedadas nas sociedades por quotas (artigo 202.º, n.º1
CSC) e nas anónimas (artigo 277.º, n.º1 CSC). Trata-se, pois, de uma especial prerrogativa

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das sociedades em nome coletivo (artigo 178.º CSC) e das em comandita, no tocante aos
sócios comanditados (artigo 468.º CSC, a contrario). A lei não especifica que indústria possa SNC
integrar a contribuição para a sociedade em nome coletivo. Entendemos que será qualquer
serviço útil, de teor económico. A lei portuguesa confere, a este aspeto, uma dimensão
particularmente significativa, designadamente no artigo 178.º CSC. Já se tem pretendido
excluir do universo das indústrias possíveis a assunção da gerência da sociedade: porque
todos os sócios são gerentes, nos termos do artigo 191.º, n.º1 CSC e salvo cláusula em
contrário: logo, todos eles o seriam de indústria. Mas não: tudo depende da livre vontade das
partes. Bem pode acontecer que uma pessoa, dotada de experiência, de bons conhecimentos
e de especial know how, represente uma tal mais-valia para a sociedade que os seus consócios
236
o aceitem como sócio de indústria sendo a sua entrada, justamente, o serviço de gerência.
Poderá mesmo ser um excelente negócio para todos: não vislumbramos porque iria o Direito
impedi-lo. A presença de sócios de indústria levanta algumas dificuldades práticas. Desde
logo: como computá-la para o capital social? Repare-se que, ab initio, a indústria nada vale: in
futurum, o seu contributo para a riqueza societária irá aumentando, à medida que se for
concretizando. Perante a dificuldade, o legislador adotou duas normas importantes:
 Se todos os sócios o forem de indústria, não há capital social: artigo 9.º, alínea f) CSC;
 Em qualquer caso, o valor da contribuição em indústria não é computado no capital
social (artigo 178.º, n.º1 CSC).
À partida, o sócio de indústria deveria ser responsável, tal como os outros ilimitadamente,
pelas dívidas da sociedade. Todavia, o artigo 22.º, n.º3 CSC, que proíbe os pactos leoninos,
exceciona:
«...salvo o disposto quanto a sócios de indústria».
Tentemos articular essa aparente particularidade com as específicas disposições relativas aos
sócios de indústria. Assim:
 Os sócios de indústria não respondem, nas relações internas, pealas perdas sociais,
salvo cláusula em contrário do contrato de sociedade (artigo 178.º, n.º2 CSC,
semelhante ao artigo 992.º, n.º2 CC;
 Quando, por haver tal cláusula, o façam e, desse modo, contribuam com capital (artigo
178.º, n.º3 CSC):
«ser-lhes-há comporta, por redução proporcional das outras partes sociais, uma parte de
capital social correspondente àquela contribuição».
 A última e referida hipótese implica a alteração da sociedade: qualquer dos gerentes
pode outorgar na respetiva escritura (artigo 178.º, n.º4 CSC).
Mas, e nas relações externas? O sócio de indústria, na qualidade de membro de uma
sociedade em nome coletivo, responde perante os credores solidária e subsidiariamente, pelas
dívidas da sociedade (artigo 175.º, n.º1 CSC). Este aspeto não é, logicamente, afastado.
Quanto a perdas propriamente ditas: se não houver lucro, o sócio de indústria terá trabalhado
sem nada receber em causa. Sofre perdas (e graves!). Em suma: pela natureza das coisas, o
risco de perdas a que se sujeita o sócio de indústria é o de não ser pago.

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Capítulo III – A situação jurídica dos sócios em nome


SNC
coletivo

§5.º - A responsabilidade

Responsabilidade pelas entradas: na sociedade em nome coletivo, cada sócio 237


responde individualmente pela sua entrada (artigo 175.º, n.º1, 1.ª parte CSC). Trata-se de um
preceito distinto do das sociedades por quotas, nas quais cada sócio é solidariamente
responsável por todas as entradas previstas no pacto social (artigo 197.º, n.º1 CSC) e do das
sociedades anónimas: aí, cada sócio responde apenas pelo valor das ações que haja subscrito.
Como se infere do próprio regime das entradas, a responsabilidade aqui em causa:
 É individual: cada sócio só responde pela sua própria entrada;
 É exercida pela própria sociedade: apenas em ação sub-rogatória poderia um
terceiro interessado agir neste domínio, desde que verificados os devidos pressupostos;
 Efetiva-se de acordo com a natureza da entrada em causa.
Quanto à efetivação: cabe à sociedade interpelar o sócio remisso e proceder, sendo esse o
caso, à fixação de prazo admonitório, antes de se considerar incumprida, definitivamente, a
obrigação em causa (artigo 808.º CC). Mas, além disso, e nos termos gerais:
 A entrada em dinheiro efetiva-se, sendo necessário, segundo as regras que regem as
obrigações pecuniárias; no limite, haverá que recorrer aos mecanismos coativos de
agressão e de execução patrimonial;
 A entrada em espécie pode dar azo à reivindicação da coisa pela sociedade, verificados
os pressupostos do artigo 1311.º CC; de facto, a sociedade adquire a propriedade da
espécie por mero efeito do contrato (artigo 408.º, n.º1 CC); quanto, por razões de
redocumentação ou outras, não caiba a transferência imediata, será possível a execução
específica;
 A entrada em indústria faculta, não sendo cumprida:
i. Ou a sua execução por terceiros, quando estejam em causa indústrias fungíveis;
tal execução é feita à custa do sócio faltoso (artigo 828.º CC);
ii. Ou a aplicação de sanções pecuniárias compulsórias (artigo 829.º-A CC).
Responsabilidade pelas obrigações sociais: além de responder pelas entradas, o
sócio em nome coletivo responde ainda pelas obrigações sociais: subsidiariamente em relação
à sociedade e solidariamente com os outros sócios (artigo 175.º, 2.ª parte CSC. Trata-se,
como vimos, de um ponto chave deste tipo societário. Com o seguinte alcance:
 A responsabilidade é subsidiária porque só opera perante a insuficiência do património
social;
 A responsabilidade é solidária porque qualquer dos sócios pode ser demandado pela
totalidade do quantum em causa.
A natureza subsidiária da responsabilidade do sócio aqui em causa coloca, na esfera deste,
uma exceção em sentido técnico: a de invocar o beneficium excussionis, com isso detendo a
própria responsabilidade, até que se mostre excutido o património da sociedade. O benefício

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da excussão, como qualquer posição ativa privada, deve ser exercido por iniciativa do seu
titular. A este propósito, importa ter presente o artigo 745.º, n.º1 CPC (de 2013, o mais atual), SNC
precisamente epigrafado penhorabilidade subsidiária:
«Na execução movida contra devedor subsidiário, não podem penhorar-se os bens deste,
enquanto não estiverem excutidos todos os bens do devedor principal, desde que o devedor
subsidiário fundadamente invoque o benefício da excussão, no prazo a que se refere o n.º1 do
artigo 728.º»
O exercício, no prazo fixado, da exceção do benenficium excussionis constitui um encargo
técnico: destinado a prevenir que a situação se protele indefinidamente. A responsabilidade 238
subsidiária dos sócios pelas obrigações sociais é estabelecida a favor dos credores sociais: não
da própria sociedade. Não é possível, fora dos condicionalismos próprios da
responsabilidade subsidiária, imputar ao sócio prejuízos que a lei não lhe impute. Além disso,
uma execução contra o sócio sempre pressuporia que estes tivesse sido demandado na ação
donde proveio o título executivo.
A insolvência: tradicionalmente, a declaração de falência (hoje: insolvência) de uma
sociedade em nome coletivo envolvia a declaração de falência dos sócios, dada a sua
responsabilidade ilimitada. A inclusão, no universo da falência, dos sócios de
responsabilidade ilimitada, que surge noutros ordenamentos, para mais em termos
automáticos ou derivados, só pode ter, como explicação, a falta de personalidade jurídica das
sociedades em nome coletivo. Compreende-se que seja lógico nos atuais Direitos alemão e
italiano. Resulta incongruente no nosso Direito. Apresenta-se, entre nós, como uma relíquia
do valioso mas longínquo Código Ferreira Borges, no qual, tudo visto, a sociedade em nome
coletivo representava, por um conjunto de comerciantes, o exercício, em comum, da sua
atividade. No atual Código da Insolvência (2004), o sistema resulta menos claro. O artigo 6.º
introduz uma noção de responsáveis legais. Diz o seu n.º2:
«Para efeitos deste Código, são considerados responsáveis legais as pessoas que, nos termos da
lei, respondam pessoal e ilimitadamente pela generalidade das dívidas do insolvente, ainda que
a título subsidiário».
Todavia, o preceito relativo à petição inicial (artigo 23.º CIRE) omite a óbvia indicação de
quem, porventura, devesse ser julgado insolvente, em conjunto com o devedor principal.
Deduzimos que os responsáveis legais deverão ser objeto de distintos pedidos de insolvência,
caso em relação a eles se verifiquem os competentes pressupostos. O artigo 40.º, n.º1, alínea
e) e f) CIRE dão legitimidade, para oposição a embargos, aos responsáveis legais pelas dívidas
do insolvente e aos sócios, associados ou membros do devedor: os sócios em nome coletivo
têm, assim, um duplo título para intervir, independentemente de terem sido requeridos na
falência. Os devedores solidários e garantes (artigo 95.º, n.º1 CIRE) dão azo a diferentes
massas solventes, às quais o credor pode concorrer pela totalidade do seu crédito. As ações
contra os responsáveis legais pelas dívidas do insolvente ficam a cargo, na pendência do
processo de insolvência, exclusivamente, do administrador da insolvência (artigo 82.º, n.º2
CIRE). Temos elementos suficientes para apurar, na insolvência das sociedades em nome
coletivo, uma dogmática própria, dogmática essa que, inclusive, altera o esquema comum da
responsabilidade subsidiária que resulta das leis comerciais substantivas. Trata-se de matéria
que carece de estudo. Resta fazer votos para que haja um mínimo de estabilidade legislativa.

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Objeto, início e termo: a situação da responsabilidade ilimitada é ponderosa. Cabe, por


isso, fixar com precisão o seu objeto, o seu início e o seu termo: fatores que o legislador SNC
contempla de modo expresso. Quanto ao objeto da responsabilidade temos as obrigações
sociais (artigo 175.º, n.º1 CSC) ou as obrigações de sociedade (artigo 175.º, n.º2 CSC). Trata-
se de obrigações externas, isto é, de obrigações da sociedade para com terceiros. A fonte é
irrelevante: ficam abarcadas obrigações ex contractu, ex delicto e todas as restantes ensinadas
pela doutrina geral das obrigações. Também o conteúdo das obrigações em jogo não releva:
poderão se de dare, de facere ou de non facere. Seguindo uma ideia de Pinto Furtado, afigura-se-
nos que tem aqui aplicação o artigo 638.º, n.º2 CC, relativo à fiança: mesmo quando excutidos
todos os bens da sociedade, é lícito ao sócio ilimitado recusar o pagamento, desde que prove 239
que o crédito não foi satisfeito por culpa do credor. Trata-se de uma exigência da boa fé, na
fórmula clássica do tu quoque. Seguindo a ordem legal, o sócio responde apenas pelas
obrigações da sociedade contraídas até à data em que dela saia. Vale, para situar
cronologicamente as obrigações em causa, a data da sua constituição: não a do vencimento
ou qualquer outra. Nos contratos de formação sucessiva, teremos de determinar o preciso
quantum vinculativo no momento em que a responsabilidade ilimitada do sócio deve ser
aferida. Assim, ele poderá, por hipótese, ser responsabilizado pelo incumprimento de uma
carta de intenção concluída quando era sócio, mas não pela do contrato-promessa
subsequentemente obtido. O artigo 175.º, n.º2, 2.ª parte CSC, determina a responsabilidade
do sócio pelas obrigações contraídas anteriormente à data do seu ingresso. Trata-se da
solução equivalente à do artigo 977.º, n.º4 CC. No seu anteprojeto, Fernando Olavo, embora
consciente destes fatores, propusera a solução inversa. Explicava, em troço também
transcrito por Raúl Ventura:
«Os credores anteriores à entrada ou posteriores à saída do sócio não podiam ter tido em vista
a garantia pessoal dele e correspondentemente não é justo que dela beneficiem. Por outro lado,
também não se justifica que o sócio responda por atos de que pode não ter sequer conhecimento
e que estavam em todo o caso fora do seu controle».
Raúl Ventura responde:
 Quanto ao segundo aspeto: seria de elementar prudência que uma pessoa, antes de
ingressar numa sociedade de responsabilidade ilimitada se inteire das obrigações
existentes;
 Quanto ao primeiro: assim é; todavia, o Código preferiu tutelar o crédito em geral e
evitar, aos credores, o terem de indagar a precisa data do ingresso dos sócios.
A solução de Fernando Olavo era, sem dúvida, a mais coerente e equilibrada… além de mais
justa. Haverá circunstâncias em que alguém ingressa numa sociedade sem que, por cauteloso
que seja, possa conhecer todos os débitos existentes. A solução pelo abuso do direito é
sempre espinhosa, quando o legislador de 1986 podia tudo ter resolvido.

Sub-rogação e regresso: o artigo 175.º, n.º3 CSC atribui, ao sócio que haja sido
chamado a responder por dívidas da sociedade em nome coletivo, um direito de regresso.
Cumpre reter os seus precisos termos:
«O sócio que, por força do disposto nos números anteriores, satisfizer obrigações da sociedade
tem direito de regresso contra os outros sócios, na medida em que o pagamento efetuado exceda
a importância que lhe caberia suportar segundo as regras aplicáveis à sua participação nas
perdas sociais».

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O direito de regresso consta do artigo 524.º CC: ele traduz-se num direito novo,
particularmente dirigido à contra-efetivação da solidariedade. Os juros a que dê lugar, por SNC
exemplo, serão os moratórios contados desde o pagamento que deu azo ao regresso. Quanto
à medida do regresso: ela recorta-se na participação que, a cada um, caiba no tocante à
repartição das perdas sociais. O n.º4 do artigo 175.º CSC manda aplicar o mesmo regime à
hipótese de um sócio ter satisfeito obrigações da sociedade, para evitar que, contra ela, fosse
movida execução. A lei pretendeu que não fosse penalizado o sócio que, em nome da boa
prossecução dos negócios ou por qualquer outra razão, não invocasse o beneficium excussionis.
Todavia, não podem ficar por aqui as consequências do pagamento, por um sócio, das
dívidas da sociedade, tanto mais que, entre nós, estas têm personalidade jurídica. A primeira
240
consequência do pagamento, nestas circunstâncias, de uma dívida alheia é a sub-rogação:
artigo 592.º, n.º1 CSC. O sócio fica na precisa posição do credor, sendo-lhe transmitidas
todas as garantias e acessórios (artigo 582.º ex vi artigo 594.º CC). Aliás, também é essa (e não
a do regresso) a situação do fiador que cumpra a obrigação (artigo 644.º, n.º1 CC). Essa sub-
rogação – que por maioria de razão opera na hipótese do artigo 175.º, n.º4 CSC – permite
que tenha pago dívidas sociais duas vias de atuação ulterior:
 Pode agir como novo credor da sociedade, por via da sub-rogação nos direitos do
primeiro credor;
 Pode agir em regresso, diretamente contra os seus consócios.
Uma ponderação in concreto mostrará qual a via preferível. Em regra será, porém, a da sub-
rogação. De novo sublinhamos que o projeto de Código das Sociedades Comerciais deveria
ter sido revisto, também por civilistas.

§6.º - A proibição de concorrência

Aspetos gerais: a proibição de concorrência tem lugar especial, particularmente nas


sociedades de pessoas. Ela surge:
 No artigo 990.º CC, relativo aos sócios das sociedades civis puras;
 No artigo 180.º CSC, quanto a sócios de sociedades em nome coletivo;
 No artigo 254.º CSC, no que toca a gerentes de sociedades por quotas.
Pela natureza das coisas, pela sua extensão e pelo pormenor legislativo, podemos considerar
que a proibição paradigmática é precisamente a que surge no campo das sociedades em nome
coletivo. Em termos latos, há concorrência quando dois ou mais agentes económicos aspirem
a negociar num mesmo mercado, isto é, com um determinado universo de potenciais
interessados, de tal modo a opção por um dos agentes concorrentes implique uma não opção
pelos outros. A concorrência está na base das economias do mercado, sendo assegurada e
disciplinada por todo um complexo normativo com importantes projeções comunitárias: o
Direito da concorrência. A concorrência pode ser direta, quando os agentes pretendam
colocar no mercado produtos idênticos; ou pode ser indireta ou por sucedâneo quando os
produtos em jogo, não sendo idênticos, se possam, melhor ou pior, substituir uns aos outros.
No campo societário, não encontramos uma noção única da concorrência e do seu âmbito.
Assim:
 O artigo 990.º CC fala, simplesmente, em «exercer uma atividade igual à da sociedade»;

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 O artigo 180.º, n.º3 CSC entende:


«como concorrente qualquer atividade abrangida no objeto da sociedade, embora de facto SNC
não esteja a ser exercida por ela».
 O artigo 254.º CSC contrapõe:
«como concorrente com a da sociedade qualquer atividade abrangida no objeto desta,
desde que esteja a ser exercida por ela ou o seu exercício tenha sido deliberado pelos
sócios».
A lei é mais severa quanto às sociedades em nome coletivo: proíbe, aí e como se vê, a mera
concorrência potencial; nos dois outros casos, apenas a concorrência efetiva é sancionada.

Concorrência e lealdade: sentido e limites: a proibição, dirigida aos sócios em 241


nome coletivo, de concorrerem com a própria sociedade, é antiga. Ela vem sendo retirada
do dever de fidelidade ou do dever de lealdade, tendo base legal. Ela explica-se pela própria
natureza da sociedade em nome coletivo, tomada como uma estrita comunidade de trabalho
e de responsabilidade. Os sócios que a queiram constituir comprometem-se, uns perante os
outros, a colocar os seus esforços em prol do conjunto, mantendo-se mutuamente fieis a esse
escopo. Essa ideia não deve ser exacerbada: o sócio não pode, pura e simplesmente, abdicar
da sua capacidade produtiva autónoma. A proibição de concorrência surge como uma norma
destinada a prevenir colisões de interesses, independentemente de, in concreto, eles
ocorrerem efetivamente e isso com consequências ou sem elas. Estão especialmente em
causa:
 O uso, pelo sócio concorrente, de informações privilegiadas, que lhe advenham da sua
presença no manejo societário (insider trading);
 A diminuição das hipóteses de negócio da sociedade, desviadas para outros domínios.
Poderíamos ainda acrescentar a este rol a própria falta de dedicação à sociedade que o sócio
concorrente, disperso por outras paragens, acabaria por demonstrar perante os negócios
sociais. Na fixação do dever de não concorrência, há que lidar com os seus âmbitos subjetivo,
objetivo e cronológico. Em termos subjetivos, ela abrange todos os sócios em nome coletivo,
independentemente do facto de serem ou não gerentes. A proibição de concorrência abrange,
a fortiori, os gerentes que não sejam sócios, designados por via do artigo 191.º, n.º2 CSC. Fica
abarcada a pertença a outra sociedade de responsabilidade ilimitada. O exercício também
pode ser por conta própria ou alheia: ambos são proibidos (artigo 191.º, n.º1 CSC). O n.º4
desse preceito especifica ainda que, no exercício por conta própria, se inclui a participação
de, pelo menos, 10% do capital ou nos lucros de uma sociedade em que o sócio assuma
responsabilidade limitada. Objetivamente, a concorrência é vedada quando implique
qualquer atividade abrangida no objeto da sociedade, ainda que não esteja, no momento
considerado, a ser exercida (artigo 180.º, n.º3 CSC).Pode ainda suceder que a sociedade venha,
de facto, exercer uma atividade não compreendida no seu objeto social: opera, perante ela, a
proibição de concorrência? Raúl Ventura responde pela afirmativa: tendo o sócio consentido
uma atuação extra-estatutária, não lhe seria lícito, agora, prevalecer-se da omissão quanto ao
objeto da sociedade. Mas podemos distinguir:
 Se o sócio já exercia a atividade questionada antes de a sociedade se abalançar a ela e
se não houve intenção de transferir, para o ente societário, tal atividade, não vemos
como proibir a concorrência;
 Se o sócio apenas vem seguir o caminho da sociedade, encetando, ex novo, a atuação
concorrente, há ilicitude: mesmo que se trate de atuação de facto.

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Para a definição da atividade em jogo não releva, apenas, a sua natureza: também há que lidar
com coordenadas geográficas. Se uma sociedade vende postais (apenas) em Lisboa, não SNC
haverá concorrência vedada se o socio iniciar vendas no Porto. Em termos cronológicos, a
proibição de concorrência deveria subsistir enquanto a qualidade de sócio se mantiver.
Todavia, os deveres de boa fé (artigo 762.º, n.º2 CC) vão proibir:
 A concorrência na fase pré-societária, isto é: no momento em que se prepare a
sociedade, a qual já se poderá encontrar em funcionamento antes do registo e antes da
própria escritura;
 A concorrência na fase pós-societária, ou seja: o sócio que já tenha abandonado a
sociedade pode ser portador de segredos e de oportunidades de negócio, angariadas 242
enquanto sócio e dos quais não pode tirar proveito, em detrimento da sociedade.
O consentimento: o artigo 180.º, n.º1 CSC, ao proibir a concorrência que ora nos ocupa,
logo ressalva «salvo expresso consentimento de todos os outros sócios». Compreende-se essa hipótese:
movimentamo-nos no plano patrimonial onde, em princípio, as diversas posições jurídicas
são disponíveis. Não se infira estarem em jogo interesses dos sócios e não da sociedade:
todos os interesses o são das pessoas singulares envolvidas, apenas sucedendo que alguns
deles operam em modo coletivo, de acordo com as regras da personalidade coletiva. É
manifestamente esse o caso, uma vez que o consentimento requerido o é a todos os outros
sócios. O consentimento pode resultar do próprio pacto social: a solução preferível uma vez
que, dessa forma, todos saberão com o que contar. Quid iuris, porém, quando a situação
advenha de iniciativa da sociedade? Isto é: a sociedade modifica o seu objeto e, com isso, vai
envolver uma atividade já desenvolvida por um sócio. Em princípio, tal alteração só é
possível com o consentimento de todos os sócios e, logo: do sócio visado (artigo 194.º, n.º1
CSC). Este terá de escolher: ou negoceia individualmente ou o faz em nome coletivo. Neste
último caso, é necessária a autorização, sob pena de incorrer (supervenientemente) em
concorrência ilícita. A lei fala em expresso consentimento. Não poderá ser tácito? A lei
equipara as declarações tácitas às expressas: elas resultam de factos que, com toda a
probabilidade as revelem, podendo ser formais. E o próprio legislador abre uma brecha na
estrita redação do artigo 181.º, n.º1 CSC, quando, no n.º5 desse mesmo preceito, dispõe:
«O consentimento presume-se no caso de o exercício da atividade ou a participação noutra
sociedade serem anteriores à entrada do sócio e todos os outros sócios terem conhecimento desses
factos».
Em compensação, não vemos margem para transpor, neste domínio, a presunção do artigo
254.º, n.º2 CSC. O consentimento subsequente não está sujeito a qualquer forma específica.
Ele pode provir de declarações individuais ou de uma manifestação conjunta da vontade de
todos, patente, por exemplo, numa votação realizada em reunião de sócios.

Concorrência ilícita: a concorrência ilícita envolve uma quebra grave da confiança que
deve reinar entre os sócios. Assim, o artigo 186.º, n.º1, alínea a) CSC, coloca-a à cabeça dos
casos nos quais a sociedade pode excluir um sócio: uma violação grave das suas obrigações
para com a sociedade. Esta sanção pode ser insuficiente: o sócio concorrente pode apoderar-
se de segredos comerciais, de carteiras de clientes e de negócios, lançando-se, por conta
própria e à custa da sociedade. As leis preveem, por isso, esquemas sancionatórios mais
complexo. Também no nosso artigo 180.º, n.º2 CSC prevê sanções alternativas, a aplicar ao
prevaricador:

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 Ou uma indemnização pelos danos causados à sociedade;


 Ou a entrega, à sociedade, dos negócios concorrentes e dos inerentes proveitos, sejam SNC
eles captados em nome do próprio sócio concorrente ou sejam-no em nome alheio.
Esta solução alternativa é fortemente insatisfatória, devendo ser corrigida pela interpretação.
Tomada à letra, parece que a sociedade teria de escolher: ou a indemnização ou o subingresso
nos negócios do sócio concorrente. Tratando-se de matéria em curso, dependente, para mais,
de decisões judiciais, nenhuma sociedade pode prever, com clareza, qual a melhor solução.
O Direito das Sociedades não deve transformar-se num exercício aleatório de apostas.
Dizem-nos os princípios gerais que o devedor é responsável pelos danos que cause ao credor
(artigo 798.º CC), devendo a reparação ser integral (artigo 562.º CC). Tudo o que seja limitar 243
legal e artificialmente as indemnizações incorre em inconstitucionalidade, por violação da
propriedade privada (artigo 62.º, n.º1 CRP). A hipótese de subingresso é interessante: mas
deve ser sempre completada por uma indemnização, quando não se mostre suficiente para
cobrir todos os danos. A alternativa legal deve ser interpretada nestes termos:
 Ou a sociedade opta, ab initio, por uma indemnização;
 Ou escolhe o subingresso a completar, eventualmente, com a indemnização adequada.
O progresso do Direito Privado faz-se na busca da harmonia e da adequação de valores.

§7.º - O direito à informação

Aspetos gerais: o direito à informação sobre os assuntos da sociedade constitui um dos


mais importantes elementos que integram o status de sócio. Em termos gerais, a informação
relevante pode ser mais ou menos acessível. Compreende-se que numa sociedade anónima
que possa reunir dezenas de milhares de sócios – incluindo concorrentes! – não seja pensável
facultar a todos e permanentemente, o acesso à documentação social. Nessa base, fomos
levados a distinguir círculos de informação, consoante as pessoas a que sejam acessíveis:
 Informação pública;
 Informação reservada;
 Informação qualificada; e
 Informação secreta.
Toda esta matéria foi desenvolvida a partir das sociedades anónimas, encontrando, no
Código, consagrações dispersas. Nas sociedades em nome coletivo, em que todos os sócios
são tendencialmente gerentes (artigo 191.º, n.º1 CSC) e por cujas dívidas eles respondem
solidariamente, o regime da informação deve ser mais aberto: acessível, em princípio, a todos
os sócios.
Os elementos do direito à informação: o direito dos sócios em nome coletivo à
informação societária resulta do artigo 181.º CSC. Este preceito compreende vários níveis de
regulação. Assim, iremos distinguir:
 Como prestar informações; As informações devem ser verdadeiras, completas e
elucidativas (artigo 181.º, n.º1 CSC). Aparentemente, ficam abrangidas, nos termos
desse mesmo preceito:
i. Informações diretas, prestadas verbalmente;

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ii. Informações escritas, se assim for solicitado;


iii. A consulta, na sede social, de escrituração, dos livros e dos documentos.
SNC
A lei não especifica como se processam as informações verbais e por escrito É evidente
que não podem ser prestadas em contínuo: o gerente solicitado não deve descurar as
suas funções, no manejo social. O dever geral de informar deve entender-se delimitado
pelas exigências da boa fé. Já quanto à consulta da escrituração, dos livros e dos
documentos, temos norma: o artigo 181.º, n.º3 CSC determina que a mesma se faça
pessoalmente pelo sócio, que pode ser assistido por um Revisor Oficial de Contas ou
por outro perito; pode, ainda, tirar cópia, como se infere da remissão para o artigo
181.º, n.º3 CSC.
244
 Qual o objeto das informações: quando a este, a lei distingue (artigo 181.º, n.º2 CSC):
i. Informações sobre atos já praticados;
ii. Informações sobre atos cuja prática seja esperada, quando sejam suscetíveis de
fazer incorrer o seu autor (a sociedade) em responsabilidade.
Nesta distinção está, aparentemente, em causa a possibilidade de obter elementos
sobre as intenções dos gestores. Já a determinação do que possa provocar
responsabilidade é mais complexo. Na dúvida, devem prevalecer critérios objetivos.
 A inspeção dos bens sociais: prevista no artigo 181.º, n.º4 CSC deve ocorrer
pessoalmente, com a eventual participação de peritos. Tudo isto pode acionar despesas:
caberá ao sócio interessado suportá-las.
Pergunta-se se pode ser invocado o segredo, para não prestar informações. No tocante a
negócios da sociedade, a resposta é negativa: o sócio, até porque ilimitadamente responsável,
deve poder aceder a tudo. Admitimos, porém, que os gerentes, por via da sua atividade,
fiquem na posse de elementos confidenciais relativos a terceiras pessoas e que nada tenham
a ver com o giro comercial. Sobre tais elementos cabe segredo, nos termos gerais (trata-se,
designadamente, do direito à intimidade privada).

Abuso de informações: segundo o artigo 181.º, n.º5 CSC:


«O sócio que utilize as informações, obtidas de modo a prejudicar injustamente a sociedade ou
outros sócios é responsável, nos termos gerais, pelos prejuízos que lhes causar e fica sujeito a
exclusão».
Impõem-se previsões. A informação, só por si, é um dano para quem a deva prestar: envolve
um esforço, um dispêndio de tempo e, porventura: mesmo despesas diretas. Qualquer pedido
de informação vai, assim, prejudicar a sociedade e logo os sócios. Todavia, não é,
manifestamente, esse o aspeto aqui em jogo. A lei fala em utilizar a informação: visa-se a
situação na qual o sócio, em vez de guardar para si a informação obtida, vai:
 Ou divulga-la a terceiros;
 Ou encetar, na sua base, uma qualquer atuação.
Ambas essas atuações podem ser ilícitas. A ilicitude em causa pode advir:
 Da violação de deveres contratuais expressamente assumidos: pensa-se na hipótese de
se ter acordado um regime de confidencialidade;
 Da violação de deveres legais específicos, com relevo para a proibição de concorrência;
 Da violação de um dever geral de lealdade: para com a sociedade ou para com os outro
sócios;

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 Da inobservância de direitos subjetivos absolutos, como o direito à intimidade da vida


privada. SNC
A lei refere prejudicar injustamente. Leia-se ilicitamente, fórmula correta, no atual Direito Civil de
responsabilidade. Além da ilicitude, exige-se o prejuízo, isto é, o dano. Admitimos:
 Danos emergentes;
 Lucros cessantes;
 Danos morais.
Por tudo isso, o sócio prevaricador é responsável, nos termos gerais. O artigo 181.º, n.º5
CSC refere ainda a sujeição do sócio à exclusão. Pode, com efeito, tratar-se de uma violação
grave das suas obrigações para com a sociedade, nos termos do artigo 186.º, n.º1, alínea a) 245
CSC.
Sanções pena não-prestação de informações: segundo o artigo 181.º, n.º6 CSC:
«No caso de ao sócio ser recusado o exercício dos direitos atribuídos nos números anteriores,
pode requerer inquérito judicial nos termos previstos no artigo 450.º».
O português não é famoso. O artigo 450.º CSC prevê, efetivamente, um inquérito judicial,
«(…)em cujo processo será ordenada a destituição do infrator, se disso for caso» (n.º1). Além disso, haverá
que contar com a aplicação do artigo 518.º CSC: preceito que incrimina a recusa ilícita de
informações, bem como do artigo 519.º CSC, que se ocupa das informações falsas. Queda,
finalmente, o dever de indemnização por todos os danos que sejam provocados ao sócio
preterido, incluindo os morais.. Recusar um pedido legítimo de informações, para mais numa
ambiência de sociedade em nome coletivo é, antes de mais, uma grave desconsideração.

Capítulo IV – O Funcionamento das Sociedades em


Nome Coletivo

§8.º - As deliberações dos sócios

Aspetos gerais; a assembleia geral: no tocante às deliberações dos sócios de


sociedades em nome coletivo, há que aplicar, em primeira linha, a Parte Geral do Código –
artigos 53.º a 63.º CSC. Apenas com uma prevenção: trata-se de matéria gizada em torno da
grande matriz das sociedades anónimas. Na passagem para as sociedades de pessoas, haverá
sempre que proceder às competentes adaptações. O Código de 1986 evitou referir a
assembleia geral. Por um lado, teve em conta o facto de poder haver deliberações por escrito
(artigo 54.º CSC) sem que, de assembleia geral, se possa falar. Por outro, preponderou, num
plano vocabular, a opção contratualista subjacente. Curiosamente, o artigo 189.º, n.º1 CSC
não teve dúvidas em, relativamente às sociedades em nome coletivo, referir a assembleia geral.

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Funcionamento: o artigo 189.º, n.º1 CSC, relativo às deliberações dos sócios, começa
logo por definir o direito subsidiário. Assim: SNC
«Às deliberações dos sócios e à convocação e funcionamento das assembleias gerais aplica-se o
disposto para as sociedades por quotas em tudo quanto a lei ou o contrato de sociedade não
dispuserem diferentemente».
Só que o artigo 248.º, n.º1 CSC, referente às assembleias gerais das sociedades por quotas
manda aplicar:
«(…) o disposto sobre assembleias gerais das sociedades anónimas, em tudo o que não estiver
especificamente regulado para aquelas». 246

Temos, pois, um jogo complexo de remissões: muito discutível, de iure condendo. Prevalecem
as normas específicas sobre sociedades em nome coletivo. São elas:
 As deliberações são tomadas por maioria simples, salvo disposição legal ou contratual
diversa (artigo 189.º, n.º2 CSC);
 O sócio só pode ser representado pelo cônjuge, ascendente, descendente ou outro
sócio, bastando para o efeito uma carta dirigida à sociedade (artigo 189.º, n.º4 CSC);
 As atas devem ser assinadas por todos os que participarem na assembleia (artigo 189.º,
n.º5 CSC);
 A cada sócio pertence um voto, salvo se outro critério resultar do pacto social, sem
que o direito de voto possa ser suprimido (artigo 190.º, n.º1 CSC);
 O sócio de indústria dispõe sempre, pelo menos, de votos em número igual ao menor
número de votos atribuídos a sócios de capital (artigo 190.º, n.º2 CSC).
De seguida, há que recorrer às seguintes normas próprias das sociedades por quotas:
 Qualquer sócio pode requerer a convocação da assembleia geral, solicitando, ainda, a
inclusão de assuntos na ordem do dia (artigo 248.º, n.º2 CSC);
 A assembleia geral é convocada por qualquer gerente, por carta registada expedida com
o mínimo de quinze dias, salvo outras regras legais ou contratuais (artigo 248.º, n.º3
CSC);
 Ela é presidida pelo sócio que detenha a maior fração do capital ou, em igualdade, pelo
mais velho (artigo 248.º, n.º4 CSC);
 O sócio não pode votar quando haja conflito de interesses (artigo 251.º, n.º1 CSC).
Das sociedades anónimas, recuperamos os pontos seguintes:
 A convocatória deve mencionar o lugar, o dia e a hora da reunião (artigo 377.º, n.º5,
alínea b) CSC);
 Bem como a ordem do dia (artigo 377.º, n.º5, alínea a) CSC);
 Deve decorrer na sede da sociedade (artigo 377.º, n.º6 CSC).
Outras regras poderão ser aproveitadas.
Competência: o artigo 189.º, n.º3 CSC, inserido no seio das regras relativas ao
funcionamento da assembleia, compreende alguns dados sobre a sua competência. Assim,
ela abrange, necessariamente:
 A apreciação do relatório de gestão e dos documentos de prestação de contas;
 A aplicação dos resultados;

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 A propositura de ações da sociedade contra os sócios ou gerentes, bem como as suas SNC
desistência e transação;
 A nomeação de gerentes de comércio;
 O consentimento para que algum sócio possa concorrer com a sociedade.
O artigo 191.º, n.º2 CSC permite acrescentar:
 Por deliberação unânime: a designação de pessoas estranhas à sociedade como gerentes.
Além da competência enunciada, outros preceitos preveem novos campos para a deliberação
dos sócios, mas por unanimidade. Assim:
 A criação de partes sociais livres, para transmissão, no caso de extinção de parte social 247
(artigo 187.º, n.º2 CSC);
 A designação, como gerentes, de pessoas estranhas à sociedade (artigo 191.º, n.º2 CSC);
 A confirmação de atos praticados sem poderes (artigo 192.º, n.º3 CSC);
 As alterações ao contrato ou as decisões de fusão, cisão, transformação e dissolução,
salvo se o contrato as autorizar por maioria, que não poderá ser inferior a três quartos
dos votos de todos os sócios (artigo 194.º, n.º1 CSC)
 A admissão de novos sócios (artigo 194.º, n.º2 CSC).
E, por maioria de razão, temos ainda outro ponto:
 A fixação da remuneração dos gerentes (artigo 192.º, n.º5 CSC).
O pacto social torna-se determinante para o exato levantamento da competência da
assembleia geral. Designadamente, ele deverá precisar se, à assembleia, são conferidos
poderes de gestão e qual o seu alcance. Resta acrescentar que a dificuldade – nesta como
noutras matérias – reside em localizar, no Código, os preceitos pertinentes. Tudo poderia ter
sido facilitado com uma parte geral melhor construída e com uma ordenação da matéria
dentro de cada tipo societário.

§9.º - A administração

Aspetos gerais; a gerência: a administração – ou condução dos negócios – surge, hoje,


como o aspeto nuclear do Direito das Sociedades. Na verdade, a generalidade das normas
relativas a sociedades traduz-se, tudo visto, em regras de conduta dirigidas aos
administradores. Por seu turno, administrador em sentido amplo designa toda a pessoa a
quem caiba, sem delegações, o manejo da sociedade. Abrange:
 Os gerentes das sociedades em nome coletivo, por quotas ou em comandita;
 Os administradores stricto sensu das sociedades anónimas de estrutura monista;
 Os administradores executivos das sociedades anónimas de estrutura dualista.
Nas sociedades em nome coletivo, lidamos com gerentes. E ao conjunto dos gerentes de
uma determinada sociedade chamaremos gerência: expressão que, de resto, exprime também
a atividade de administração (Geschäfsführung). A gerência abarca toda a atividade dirigida à
prossecução dos fins da sociedade. Pode abranger atos materiais e atuações jurídicas:
contactos, reuniões, correspondência, organização, publicidade e a realização dos diversos
negócios. Podemos mantê-la distinta da representação. Esta, porém, acaba associada
estreitamente à gestão, uma vez que assegura os poderes necessários para o funcionamento

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da sociedade. A natureza da gestão – hic: da gerência – dá azo a uma discussão complexa.


Vale, aqui, a teoria geral sobre o status do administrador. Sublinhe-se que, segundo o artigo SNC
192.º, n.º5 CSC, a gerência presume-se remunerada: pode, porém, ser excluída pelo contrato.
Não o sendo, o seu montante é fixado por deliberação dos sócios.
A composição da gerência: como regra de base, a gerência é composta por todos os
sócios: quer pelos iniciais, quer por aqueles que só posteriormente tenham adquirido essa
qualidade (artigo 191.º, n.º1 CSC). A gerência tende, assim, a coincidir com a assembleia geral,
o que permite falar num monopólio orgânico dos sócios. Trata-se de uma regra que equivale
à do artigo 985.º, n.º1 CC e que constava já do Código Veiga Beirão. Podem verificar-se
desvios, em relação à regra de base. Assim: 248

 O pacto social pode reservar a qualidade de gerente apenas para algum ou alguns dos
sócios (artigo 191.º, n.º1 CSC);
 Podem, por deliberação unânime, ser designados gerentes pessoas estranhas à
sociedade (artigo 191.º, n.º2 CSC);
 A pessoa coletiva sócia não pode ser gerente mas, salvo proibição contratual, pode
nomear uma pessoa singular para, em nome próprio, exercer esse cargo (artigo 191.º,
n.º3 CSC).
Numa certa aproximação às sociedades de capitais, surgem alguns sintomas da dissociação
entre a titularidade do capital e a gestão da sociedade.

A destituição dos gerentes: a destituição dos administradores, em geral, carece de uma


teoria geral. Efetivamente, o Código de 1986 não curou do seu tratamento na Parte Geral:
teria sido perfeitamente possível fazê-lo. No tocante à gerência das sociedades em nome
coletivo, o legislador foi, todavia, bastante generoso em normas. Cumpre distinguir diversas
situações. Assim:
 A do sócio designado gerente por uma cláusula especial do contrato de
sociedade: só pode ser destituído em ação intentada pela sociedade ou por outro
sócio, contra ele e contra a sociedade, com fundamento em justa causa (artigo 191.º,
n.º4 CSC); estamos, efetivamente, perante um direito especial, que, em princípio, só
com o consentimento do próprio pode ser afastado (artigo 24.º, n.º5 CSC)M a lei
ressalva a hipótese de decisão judicial baseada em justa causa;
 A do gerente que o seja pela sua qualidade de sócio ou que tenha sido
designado gerente por deliberação dos sócios: só pode ser, salvo cláusula em
contrário, destituído com justa causa (artigo 191.º, n.º5 CSC);
 A dos gerentes não sócios que podem ser destituídos livremente (artigo 191.º,
n.º6 CSC);
 A da sociedade que tenha apenas dois sócios: a destituição de qualquer deles da
gerência só é possível com fundamento em justa causa e através de ação judicial
intentada pelo outro contra a sociedade (artigo 191.º, n.º7 CSC).
A justa causa é, aqui, um motivo justificativo bastante: seja ele objetivo, seja ele subjetivo, no
sentido de exigir culpa do visado. Parece-nos a solução mais favorável à funcionalidade das
sociedades em nome coletivo. Terá de haver mecanismos que permitam, com os devidos
controlos e garantias, substituir os gerentes que não acompanhem as necessidades da
moderna gestão societária. Na hipótese dos gerentes estranhos à sociedade e, como tal,
livremente destituíveis, independentemente de justa causa (artigo 191.º, n.º7 CSC): deverá
entender-se que, mau grado essa possibilidade, o gerente designado para um certo período

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de tempo não pode ser destituído ad nutum, antes do termo. Se o for, a destituição é eficaz: a
sociedade ficará, todavia, obrigada a indemnizar. SNC
Funcionamento: o funcionamento da gerência nas sociedades em nome coletivo envolve
uma série de vetores de ordem geral. Iremos abordar os elementos específicos do tipo
societário ora em análise. A matéria é, à partida, deixada ao cuidado das partes (artigo 193.º,
n.º1 CSC). Isto posto, o Código prescreve a seguinte solução supletiva:
 Havendo mais de um gerente, todos têm poderes iguais e independentes para
administrar e representar a sociedade;
 Mas qualquer deles pode opor-se aos atos que a outra pretenda realizar; 249
 Cabendo então à maioria dos gerentes tomar uma decisão (artigo 193.º, n.º1 CSC).
Note-se que a oposição de um gerente a um ato de outro é ineficaz em relação a terceiros, a
não ser que estes tenham conhecimento dela (artigo 193.º, n.º2 CSC). Em termos
esquemáticos, podemos distinguir:
 A administração conjunta: os diversos atos têm de ser levados a cabo por dois ou
mais administradores, em simultâneo.
 A administração disjunta: cada um deles pode, sozinho, praticar atos inerentes à
gestão.
 A administração colegial: funciona um conselho que agrupa os administradores
em cujo seio, por deliberação maioritária, se adotem os diversos atos de gestão.
Todos estes métodos têm vantagens e desvantagens: umas e outras dependem, de resto, do
tipo de sociedade e da espécie de ato que, concretamente, esteja em causa. O Direito
Português, em relação à gerência das sociedades em nome coletivo, estabelece um sistema
basicamente disjunto, com elementos de conjunção negativa e saída colegial. No fundo,
temos um sistema paralelo ao do artigo 985.º, n.º1 e 2 CC. Ou seja:
 Havendo mais de um gerente, todos têm poderes iguais e independentes para
administrar e representar a sociedade (método disjuntivo);
 Mas podendo qualquer outro opor-se aos atos que o primeiro queira realizar
(conjunção negativa);
 Cabendo à maioria decidir sobre o mérito da oposição (método colegial).
Competência; a representação: segundo o artigo 192.º, n.º1 CSC, competem aos
gerentes a administração e a representação da sociedade. Vimos em que se traduz a
administração (a gestão); quanto à representação: trata-se da representação orgânica, própria
das pessoas coletivas e à qual só com muitas cautelas se pode aplicar o regime da
representação voluntária. O tema da representação foi regulado nos artigos 7.º e seguintes da
1.ª Diretriz das sociedades comerciais (n.º68/151/CEE, de 9 de março), tendo sido
transposto através do Código das Sociedades Comerciais. Em nome da tutela da confiança e
da segurança do tráfego jurídico foram introduzidas diversas delimitações à possibilidade de
desvincular as sociedades por excessos dos seus representantes. Simplesmente, o sistema
assim montado só se aplica às nossas sociedades por quotas e anónimas: não às sociedades
em nome coletivo. Compreende-se, por isso, que surjam afloramentos da Diretriz nos artigos
260.º, n.º1 e 409.º, n.º1 CSC. Mas não nas sociedades em nome coletivo: uma especial
homenagem à sua natureza simples e imediatista. A competência dos gerentes, quer para
administrar, quer para representar, deve ter como limites (artigo 192.º, n.º2 CSC):
 O objeto social;

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 O pacto societário.
Quando sejam celebrados atos que ultrapassem esses limites, há falta de poderes: os atos em SNC
causa podem ser impugnados pela sociedade. A impugnação já não será possível se os
negócios questionados tiverem sido conformados, expressa ou tacitamente, por deliberação
unânime dos sócios (artigo 192.º, n.º3 CSC). Pode acontecer que os negócios ultra vires não
tenham sido confirmados. Pois mesmo nessa eventualidade, eles não são impugnáveis pelos
terceiros neles intervenientes que tivessem tido conhecimento da infração cometida pelo
gerente (artigo 192.º, n.º4 CSC). O conhecimento deve ser objeto de prova autónoma, uma
vez que não se presume com base nos registos ou na sua publicação (artigo 192.º, nº.4, in fine
CSC). Tais elementos são, contudo, fatores de prova, que o juiz poderá ter em conta. A 250
representação das sociedades em nome coletivo dá azo a um subsistema autónomo, cuja
dogmática merece aprofundamento.

Capítulo V – As vicissitudes das sociedades em nome


coletivo

§10.º - As partes sociais

Aspetos gerais: os sócios detêm um acervo de direitos relativos às sociedades a que


pertençam. Além disso, são destinatários de feixes de obrigações: tudo isso integra o seu
status. O status de sócio advém da titularidade básica no acervo societário. Essa titularidade é
reportada ao capital, quando exista ou, na hipótese inversa, à própria sociedade como ente
ideal. A titularidade em causa assume diversas designações, em função do tipo de sociedade
que esteja em causa. Temos:
 Quotas, nas sociedades civis puras (artigo 1021.º CC);
 Partes, nas sociedades em nome coletivo (artigos 176.º, n.º1, alínea c), 182.º e 183.º
CSC, entre outros);
 Quotas, nas sociedades por quotas (artigo 197.º, n.º1 CSC);
 Ações, nas sociedades anónimas (artigo 271.º CSC).
A parte social – por vezes: parte do capital – tem várias funções:
 Permite identificar a titularidade de determinada participação, numa sociedade em
nome coletivo;
 Dá a medida da distinção dos lucros e perdas, bem como a da reparação final da
responsabilidade ilimitada que, sobre todos, incide.
Muitas das vicissitudes que podem atingir uma sociedade em nome coletivo têm a ver com
as partes sociais. Pela sua própria natureza, uma alteração no plano das partes induz uma
modificação na própria sociedade.
Transmissão entre vivos: as situações jurídicas patrimoniais são essencialmente
transmissíveis. Trata-se de uma prerrogativa que assume consagração constitucional; as
participações societárias, porquanto patrimoniais, deveriam comparticipar, também, dessa

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transmissibilidade. Todavia, a posição social é, ainda, uma posição contratual. Essa qualidade,
ela abrange aspetos ativos e passivos. E estes últimos não são suscetíveis de livres SNC
transmissões, uma vez que não é indiferente, para o credor, a concreta figura do devedor. A
cessão da posição contratual e a assunção de dívidas exigem, por isso e como é sabido, o
consentimento do cedido (artigo 424.º, n.º1 e 595.º, n.º1 CC). Finalmente, e como terceira
variável: mesmo as posições puramente ativas são, por vezes, contratadas tendo em conta as
especiais qualidades do seu titular: dizem-se intuitu personae, ficando especialmente ligadas à
pessoa do credor. A sua livre transmissão não é, então, possível (artigo 577.º, n.º1, in fine CC).
Nas sociedades comerciais apura-se uma graduação. A livre transmissibilidade das posições
sociais varia na razão inversa da pessoalidade do tipo societário a que se reportem. Assim:
251
 Na sociedade anónima: a transmissibilidade das ações é, em princípio, total (artigos
101.º e 102.º CVM);
 Na sociedade por quotas: a transmissão de quotas exige o consentimento da
própria sociedade (artigo 228.º, n.º1 CSC);
 Na sociedade em nome coletivo: na sociedade em nome coletivo, a transferência
de partes requer o consentimento de todos os outros sócios (artigo 182.º, n.º1 CSC);
 Na sociedade civil pura: a cessão da quota de um sócio exige a concordância de
todos os outros (artigo 995.º, n.º1 CC).
Estas regras podem ser infletidas pelos pactos sociais: fica, todavia, exarada a sua estrutura
básica. Compreende-se, ainda, que tenha sido necessária toda uma evolução para facultar
modificações subjetivas nas sociedades, particularmente de pessoas. A transmissão de
participações sociais envolve, no plano económico, uma série de variáveis tendentes a
determinar o seu valor. O dispositivo referido, do artigo 182.º, n.º1 CSC explica-se,
precisamente, pela natureza pessoal das sociedades em nome coletivo e pela confiança intuitu
personae que se exige entre os seus associados: quer nas suas qualidades comerciais, quer na
sua honradez quer, finalmente, nas suas capacidades patrimoniais, uma vez que estamos
perante sociedades de responsabilidade ilimitada. Ele é acompanhado pelos Direitos dos
diversos países. Além disso, reflete-se em regras como a da não comunicabilidade da
qualidade de sócio ao seu cônjuge, mesmo sob o regime de comunhão geral de bens. A lei
não impõe qualquer forma para o consentimento. Este poderá ser efetivado individual ou
coletivamente: mas nunca (apenas) por maioria. Raúl Ventura considera a norma do artigo
182.º, n.º1 CSC como imperativa; o pacto social não poderia, por conseguinte, dispensar o
consentimento de todos os sócios, para efeitos de transmissão. Assim é. Dada a natureza
pessoal das posições envolvidas, não há renúncias antecipadas à apreciação que só in concreto
poderá ser efetivada em consciência. A exigência de consentimento de todos, para a
transmissão opera, pelas mesmas razões, perante a constituição de um usufruto sobre a parte
social. O artigo 182.º, n.º3 CSC fala em constituição de direitos reais de gozo, mas apenas
por força de expressão: não há direitos reais sobre partes sociais e, muito menos, de gozo:
elas não têm natureza material. O usufruto de direitos é (ele sim) reconhecido. Essa regra é
aplicável aos direitos reais de garantia – aqui: o penhor da parte, a tomar como penhor de
direito – segundo o final do citado preceito. A cessão não autorizada é, em si, válida, tanto
mais que a autorização pode vir a ser dada ulteriormente. Todavia, ela não produz efeitos
perante os sócios e a sociedade, antes da autorização. Finalmente, a transmissão da parte do
sócio, mau grado autorizada por todos os sócios, só se torna eficaz para com a sociedade
quando lhe seja comunicada por escrito ou por ela seja reconhecida (artigo 182.º, n.º4 CSC).
Compreende-se: a transmissão é subsequente à autorização, havendo que dotar a sociedade
de uma data certa, para efeitos contabilísticos e sociais.

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Execução: a execução sobre a parte de um sócio em nome coletivo coloca problemas


delicados. Em princípio, uma participação societária representa um valor patrimonial. Nessa SNC
qualidade, ela deve ser penhorável, respondendo pelas dívidas do seu titular (artigo 601.º CC).
No entanto, tratando-se de sociedades de pessoas, a posição considerada não é, apenas,
patrimonial. As leis procuram dosear os aspetos que, das quotas das sociedades civis puras
(artigo 999.º CC) e das partes das sociedades em nome coletivo possam, de facto, ser
executadas (artigo 183.º CSC). A regra de base é a da impenhorabilidade da parte do sócio: a
execução apenas poderá recair sobre o direito aos lucros e a quota de liquidação (artigo 183.º,
n.º1 CSC). Isto posto: efetuada a penhora em causa, o credor, nos quinze dias seguintes à
notificação desse facto, pode requerer que a sociedade seja notificada para, em prazo razoável 252
não excedente a 180 dias, proceder à liquidação da parte (artigo 183.º, n.º2 CSC). Salvo
situações muito especiais, o prazo razoável tenderá a coincidir com os 180 dias, uma vez que
a liquidação da parte coloca, sempre, diversos problemas. A sociedade pode reagir por duas
vias:
 Ou demonstrando que o sócio devedor possui outros bens suficientes para satisfazer
a dívida exequenda, altura em que a execução prosseguirá sobre eles (artigo 183.º,
nº.3 CSC);
 Ou provando que a parte do sócio não pode ser liquidada, por a sociedade ficar com
uma situação líquida inferior ao capital social (artigo 183.º, n.º4 e 188.º, n.º1 CSC).
Nessa última eventualidade:
 A execução prossegue sobre o direito aos lucros e à quota de liquidação;
 Podendo o credor requerer que a sociedade seja dissolvida (artigo 183.º, n.º4 CSC)
nessa altura poderá realizar o direito à quota de liquidação.
Na venda ou adjudicação dos direitos aos lucros ou à quota de liquidação, os outros sócios
têm preferência. Havendo mais de um interessado, procede-se a rateio na proporção do valor
das respetivas partes sociais (artigo 183.º, n.º5 CSC). Assim se compatibiliza, até aos limites
do possível, a execução da parte social com a natureza pessoal das sociedades em nome
coletivo.

Falecimento de um sócio: o falecimento de um sócio em nome coletivo coloca


problemas delicados: paralelos aos que ocorrem, nessas mesmas circunstâncias, perante as
sociedades civis puras (artigo 1001.º CC). Efetivamente, a parte do falecido representa um
valor patrimonial que não pode deixar de reverter para os seus herdeiros. Mas ela representa,
ainda, uma realidade puramente pessoal, perdida, para sempre, com o desaparecimento do
sei titular. A lei procura compatibilizar esses dois aspetos: por vezes, contraditórios. Estamos
sob a primazia da autonomia privada. A solução ideal residirá, assim, em prever-se, no pacto
social, o modus operandi na hipótese de falecimento do sócio. Os interessados podem prever,
designadamente:
 O termo da sociedade;
 A passagem da parte social ao sucessor;
 A sua supressão, com compensação aos sucessores, regulando-se, diretamente ou por
remissão, o procedimento que, então, deva ser seguido.
No silêncio das partes, há que apelar para o sistema legal. Este, numa evolução presente,
também, no Código Civil, dá conta de um relativo favor societatis, permitindo, em certas
condições, o funcionamento da sociedade. Ocorrendo um falecimento de sócio – e sempre
no silêncio do contrato – podem os sócios supérstites (artigo 184.º, n.º1 e 2 CSC):

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 Ou pagar aos sucessores do falecido o valor da parte que lhe pertencera;


 Ou optar pela dissolução da sociedade, comunicando-o ao sucessor nos 90 dias SNC
seguintes ao da data em que tomaram conhecimento do facto;
 Ou continuar a sociedade com o sucessor do falecido, desde que este concorde
expressamente: o que não pode ser afastado por cláusulas em contrário.
Sendo vários os sucessores da parte do falecido, podem eles livremente dividi-la entre si ou
encabeça-la nalguns deles (artigo 184.º, n.º3 CSC). Entenda-se: livremente entre si; no que
toca aos sócios supérstites, terá sempre de se verificar o seu assentimento. Ainda na hipótese
de continuação da sociedade com os sucessores do falecido: sendo algum deles incapaz,
podem os supérstites, nos 90 dias seguintes, deliberar a transformação da sociedade, de modo 253
que o incapaz se torne sócio de responsabilidade limitada (artigo 184.º, n.º4 CSC). Teremos,
no horizonte, uma comandita simples. Não o fazendo pode o representante do incapaz
requerer judicialmente a exoneração do seu representado ou, não sendo isso possível
legalmente, a dissolução da sociedade (artigo 184.º, nº6 CSC). Dissolvida a sociedade ou
devendo a parte do sócio falecido ser liquidada, extinguem-se, a partir da data da morte todos
os direitos e obrigações inerentes à parte social; a sucessão opera apenas no produto da
liquidação, reporta àquela data e calculado ex vi artigo 1021.º CC (artigo 184.º, n.º6 CSC).
Tudo isto é aplicável ao caso de a parte do sócio falecido compor a meação do seu cônjuge.
A eventualidade da morte de um sócio numa sociedade de pessoas, especialmente uma
sociedade em nome coletivo, constitui um ponto fraco deste tipo societário. Ele deve ser
ponderado, aquando da sua constituição.

Exoneração do sócio: uma sociedade pressupõe relações duradouras. Estas são


tendencialmente sensíveis à denúncia: quando não tenham uma duração predeterminada
permite-se a qualquer das partes envolvidas provocar, unilateralmente, a sua cessação.
Eventualmente: com um pré-aviso. Além disso, poderá pôr-se termo a relações duradouras
quando, para isso, haja justo motivo (justa causa): estaremos próximos da resolução. Esta
lógica aplica-se às sociedades de pessoas: fala-se, então, na exoneração do sócio (artigo 185.º
CSC). Como veremos a propósito das sociedades por quotas, há que alargar a base
justificativa para esta reflexão. De momento, ela é suficiente. O Código das Sociedades
Comerciais, na Parte Geral, algumas situações que traduzem motivos justificados (a
terminologia é nossa) de exoneração. Assim sucede nos artigos 3.º, n.º5, 137.º, n.º1 e 161.º,
n.º5 CSC, relativamente aos sócios que se oponham às correspondentes deliberações. Trata-
se de preceitos que aprofundaremos no campo das sociedades por quotas. Segundo o artigo
185.º CSC, o sócio pode exonerar-se da sociedade (n.º1):
 Nos casos previstos na lei ou no contrato;
 Não havendo termo de duração da sociedade, sendo este vitalício ou por um período
superior a 30 anos, ao fim de 10 anos;
 Ocorrendo justa causa.
A exoneração torna-se efetiva no fim do ano social em que seja feita a comunicação respetiva
mas nunca antes de decorridos três meses sobre ela (artigo 185.º, n.º4 CSC). O sócio
exonerado tem direito ao valor da sua parte social (artigo 185.º, n.º5 CSC), com as
especificações aí feitas. A hipótese de exoneração por justa causa é a que levanta mais dúvidas.
O artigo 185.º, n.º2 CSC, a título exemplificativo, indica algumas concretizações de justa
causa. Esta verifica-se quando, contra o seu voto expresso:
«a) A sociedade não delibere destituir o gerente, ocorrendo justa causa de exclusão;

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«b) A sociedade não delibere excluir um sócio, ocorrendo justa causa para tanto; SNC
«c) o referido sócio for destituído da gerência da sociedade».
Este elenco permite fixar a justa causa para a exoneração do sócio em nome coletivo na
quebra geral da confiança, entre ele a sociedade ou entre ele e os outros sócios. Não se trata,
pois, de uma reação a factos ilícitos; requer-se, todavia, que a quebra da confiança seja
bastante grave. A invocação de justa causa deve ser feita nos 90 dias a contar daquele em que
o interessado tomou conhecimento dos competentes factos (artigo 185.º, n.º3 CSC).

Exclusão do sócio: a possibilidade de exclusão de sócios foi regulada, no Código Civil:


254
artigos 1003 a 1006.º CC. Visa-se, grosso modo, reagir a situações que tornem o sócio a
excluir inaproveitável, em termos de fins da sociedade. A exclusão é possível nos casos
previstos na lei e no contrato e, ainda (artigo 186.º CSC):
 Quando lhe seja imputável uma violação grave das suas obrigações para com a
sociedade, designadamente a proibição de concorrência (alínea a), 1.ª parte);
 Quando seja destituído da gerência com base em justa causa que consista em facto
culposo, suscetível de causa prejuízo à sociedade (alínea a), 2.ª parte);
 Quando ocorra a sua interdição ou inabilitação (alínea b), 1.ª parte);
 Quando seja declarada a sua insolvência (alínea b), 2.ª parte);
 Quando, sendo sócio de indústria, se impossibilite de prestar à sociedade os serviços
a que ficou obrigado (alínea c)).
Trata-se de normas imperativas: não podem ser afastadas por vontade das partes. A lei regula
aspetos processuais. Assim:
 A exclusão deve ser deliberada por três quartos dos votos dos restantes sócios, se o
contrato não exigir maioria mais elevada (artigo 186.º, n.º2, 1.ª parte CSC);
 A deliberação deve ocorrer nos 90 dias seguintes àquele em que algum dos gerentes
(entenda-se: que não o próximo, caso o seja) tomou conhecimento do facto que
permite a exclusão (artigo 186.º, n.º2, 2.ª parte CSC);
 Se a sociedade tiver apenas dois sócios, a exclusão só pode ser decretada pelo tribunal
(artigo 186.º, n.º3 CSC).
A exclusão do sócio não pode dar azo a um conflito. Assim, o sócio excluído tem direito ao
valor da sua parte social, calculado nos termos do artigo 105.º, n.º2 CSC, com referência ao
momento da deliberação de exclusão (artigo 186.º, n.º4 CSC). Não podendo, por força do
artigo 188.º CSC, ser a parte social liquidada, retoma o sócio o direito aos lucros e à quota de
liquidação, até lhe ser efetuado o devido pagamento (artigo 186.º, n.º5 CSC).

Extinção e liquidação de partes sociais: a extinção da parte social vem regulada


no artigo 187.º CSC. De facto, seja por falecimento do sócio (artigo 184.º CSC), seja pela sua
exoneração (artigo 185.º CSC), seja pela exclusão (artigo 185.º CSC), pode chegar-se a
situações nas quais a quota deve desaparecer. Dispõe o artigo 187.º CSC:
 Ou há lugar à redução do capital social (artigo 187.º, n.º1, 1.ª parte CSC);
 Ou o respetivo valor acresce ás restantes partes, nas proporções respetivas, devendo
ser alterado, em conformidade, o contrato de sociedade (artigo 187.º, n.º1, in fine, na
redação dada pelo Decreto-Lei n.º76-A/2006, 29 março);

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 Ou, por opção do pacto ou mediante decisão unânime: a criação de uma ou mais
partes sociais livres, no valor nominal igual à que foi extinta, para imediata SNC
transmissão a sócios ou a terceiros (artigo 187.º, n.º2 CSC).
A liquidação da parte não é possível quando, tratando-se de sociedade não dissolvida, a sua
situação líquida se torne, por isso, inferior ao capital social (artigo 188.º, n.º1 CSC). Tal
liquidação efetiva-se nos termos do artigo 1021.º CC. A parte é avaliada com referência ao
momento da ocorrência ou da eficácia do facto que originou a liquidação.

§11.º - Alterações, dissolução e liquidação 255

Alteração no contrato: as sociedades em nome coletivo, como todas as outras podem,


uma vez constituídas, sofrer alterações. Estas implicam, em regra, modificações nos
respetivos contratos: firma pelo qual a lei aborda o tema, no artigo 194.º, n.º1 CSC. Esse
mesmo preceito especifica:
 Alterações;
 Fusão;
 Cisão;
 Transformação.
Todas essas eventualidades gozam de um regime geral: artigos 85.º a 96.º, 97.º a 117.º, 118.º
a 129.º e 130.º a 140.º CSC. Cumpre apenas recordar que, nesses preceitos, surgem alguns
especificamente dirigidos às sociedades em nome coletivo. Tal o caso do artigo 139.º, n.º1
CSC: a transformação de uma sociedade de responsabilidade ilimitada numa outra em que
esta seja limitada não afeta a responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios pelas dívidas
anteriormente contraídas. E, inversamente: numa transformação de uma sociedade de
responsabilidade limitada numa sociedade em nome coletivo, a responsabilidade pessoal e
ilimitada dos sócios não abrange as dívidas sociais anteriormente constituídas. Ainda como
regra específica, o artigo 194.º, n.º1 CSC determina que todas essas alterações são feitas por
unanimidade, a não ser que o contrato autorize a deliberação por maioria, que não pode ser
inferior a três quartos (3/4) dos votos de todos os sócios. Também só por unanimidade pode
ser deliberada a admissão de novos sócios (artigo 194.º, n.º2 CSC). Logicamente, tal admissão
envolve, ipso iure, a modificação do pacto social.
Dissolução e liquidação: a dissolução e liquidação surgem longa e
pormenorizadamente tratadas na Parte Geral: artigos 141.º a 145.º e 14.º a 165.º CSC,
respetivamente. São aplicáveis, quanto à dissolução, os dispositivos dos artigos 141.º e 142.º
CSC: Além disso, o artigo 195.º, n.º1 CSC, de acordo, aliás, com a regulamentação já
examinada, vem prever mais duas hipóteses de dissolução:
 A requerimento do sucessor do sócio falecido, se a liquidação da parte social não
puder fazer-se por força do disposto no artigo 188.º, n.º1 (artigo 195.º, n.º1, alínea a)
CSC);
 A requerimento, nas mesmas circunstâncias, do sócio que pretende exonerar-se com
base no artigo 185.º, n.º2, alíneas a) e b) CSC.
Temos, assim, algumas particularidades quanto às sociedades em nome coletivo. Quanto à
liquidação, segue-se o pormenorizado tratamento dos artigos 146.º e seguintes. Todavia, o

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artigo 195.º, n.º2 CSC, com referência ao artigo 153.º, n.º3 CSC, que explicita dívidas dos
sócios que os liquidatários poderão exigir, vem acrescentar, além das dívidas das entradas, as SNC
quantias necessárias para satisfação das dívidas sociais, em proporção da parte de cada um
nas perdas; se, porém, algum sócios se encontrar insolvente, será a sua parte dividida pelos
demais, na mesma proporção.
Regresso à atividade: após a dissolução da sociedade e no decurso do processo de
liquidação, podem os sócios deliberar o termo desta e a retoma da atividade social. Trata-se
de uma hipótese prevista, em geral, no artigo 161.º CSC. Nas sociedades de responsabilidade
ilimitada, o regresso à atividade vai, de imediato, ampliar o universo das dívidas pelas quais
o sócio pode ser chamado a responder. Esta circunstância explica a especificidade do 256
regresso à atividade, quando estejam em causa sociedades em nome coletivo. Segundo o
artigo 196.º CSC, o credor do sócio de sociedade em nome coletivo em liquidação pode
opor-se ao regresso desta à atividade:
 Desde que o faça nos trinta dias seguintes ao da publicação da respetiva deliberação;
 Por notificação judicial avulsa requerida nesse prazo.
Recebida a notificação pode a sociedade, nos sessenta dias seguintes, excluir o sócio ou
deliberar a continuação da liquidação (artigo 196.º, n.º2 CSC). Se nada fizer, pode o credor
exigir judicialmente a liquidação da parte do seu devedor.

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Parte III – Sociedades por Quotas


SQ
Capítulo I – Tipo geral, origem e papel das sociedades
por quotas

257
§12.º - Tipo geral

As sociedades por quotas no Código: o Código das Sociedades Comerciais


apresenta as sociedades por quotas no seu artigo 197.º, n.º1:
«Na sociedade por quotas o capital está dividido em quotas e os sócios são solidariamente
responsáveis por todas as entradas convencionadas no contrato social, conforme o disposto no
artigo 207.º».
Adiante veremos que esta primeira aproximação legal é insuficiente para definir o tipo
societário ora em estudo. Mas, aparentemente, estaremos:
 Perante um tipo mais complexo;
 Exigindo maior precisão de soluções;
 E surgindo a uma certa distância do tipo básico das sociedades civis sob forma civil.
Verifica-se que o Código seguiu, grosso modo, a ordenação da Parte Geral, esforçando-se,
agora, por adaptar as suas soluções ao especial universo das sociedades por quotas. A
interpenetração destas com a Parte Geral é muito grande: de certo modo, mais do que a das
sociedades em nome coletivo, uma vez que a Parte Geral foi moldada sobre o regime das
sociedades de capitais.

A (mera) responsabilidade solidária pelas entradas: o tipo sociedades por quotas


parece distinguir-se, perante a apresentação do artigo 197.º, n.º1 CSC, pelo facto de existir,
entre os sócios, uma responsabilidade solidária pelas entradas. De facto e à partida, a entrada
corresponde a uma obrigação individual de cada sócio (artigo 20.º, alínea a) CSC) podendo
mesmo consistir numa prestação não fungível. Esta corresponsabilidade traduz, já, algo de
específico. A solidariedade pode ser convencionada: artigos 405.º, n.º1 e 712.º, n.º1 CC. Quer
isso dizer que em qualquer tipo societário as partes sempre poderiam, através de acordos
laterais, estabelecê-la, no tocante às entradas: nem por isso iriam transformar o ente em causa
numa sociedade por quotas. O artigo 197.º CSC vai mais longe. O seu n.º3 determina:
«Só o património social responde para com os credores pelas dívidas da sociedade, salvo o
disposto no artigo seguinte».
A responsabilidade solidária dos sócios pelas entradas torna-se, assim, supletivamente, na
única em que eles incorrem. Estamos perante uma responsabilidade dos sócios limitada às
entradas, o que nos habilita a falar, a propósito das sociedades por quotas, em sociedades de
responsabilidade limitada. De resto, é assim que elas são conhecidas nas línguas francesa,

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alemã, italiana e espanhola. A limitação da responsabilidade pode ser afastada através dos
acordos de responsabilização direta dos sócios para com os credores sociais, nos termos do
artigo 198.º CSC. De novo estamos perante uma característica insuficiente: teremos de, mais
SQ
longe, enquadrar o tipo. Tal como vimos suceder com as sociedades em nome coletivo,
haverá que recorrer ao elemento formal da firma. Esta, segundo o artigo 200.º CSC, pode ter
natureza pessoal, material ou de fantasia mas, em qualquer caso, concluirá pela palavra
limitada ou Lda. Não é pensável, com os graus de sindicância existentes (RNPC), que uma
sociedade possa formar-se com uma firma não indicada para o seu tipo. A partir daí, a firma
corresponderá a sociedades:
 Cujas partes se denominem quotas, sendo subscritas pelos sócios num regime de 258
solidariedade na sua realização;
 De responsabilidade limitada, uma vez que, supletivamente, os sócios não respondem
pelas obrigações sociais;
 Com uma determinada configuração orgânica, distinta da das sociedades anónimas.
Natureza e função: as sociedades por quotas são, formalmente, sociedades comerciais:
logo, personalizadas (artigo 5.º CSC). E tal como sucede com as restantes sociedades:
também elas podem ser adotadas para dar corpo a sociedades civis (artigo 1.º, n.º4 CSC). Ao
contrário do que ocorre com as sociedades em nome coletivo, a personalidade coletiva das
sociedades por quotas não põe quaisquer dúvidas: nem na sua evolução, nem no Direito
comparado. As leis são expressas. Além disso, quando surgiram, já a doutrina da
personalidade coletiva estava estabilizada, oferecendo opções claras ao legislador. As
sociedades por quotas são multifacetadas: podem facultar as mais diversas funções, surgindo
como um instrumento para todos os fins. Tendencialmente, elas têm um número reduzido
de sócios: todos se conhecem, sendo frequente o estabelecimento de relações de confiança
entre eles. Funcionarão, nessa medida, como sociedades de pessoas. Os sócios podem, de
resto e para além das entradas, contribuir para a sociedade em termos personalizados
(vendedores, contabilistas e, em geral, prestadores de pequenos serviços). Mas a sociedade
por quotas pode funcionar como verdadeira sociedade de capitais: congregando fundos para
a prossecução de fins. A sua estrutura tem sido aproximada da das sociedades anónimas.
Encontramos sociedades por quotas familiares, profissionais e, propriamente, comerciais. O
tipo é suficientemente lato para abranger atuações non profit. Além disso, a sociedade por
quotas pode corresponder à mera atuação de uma pessoa: quando seja unipessoal. Podemos,
sem exagero, considerar que, mercê de vários fatores – incluindo alguns de natureza
psicológica –, as sociedades por quotas traduzem um tipo de organização capaz de
desenvolver qualquer espécie de atuação humana lícita.

§13.º - O Código das Sociedades Comerciais

Apreciação geral: as sociedades por quotas deveriam constituir a fórmula de eleição para
as iniciativas patrimoniais que não estejam diretamente ligadas ao pequeno comércio
industrial. Praticamente, elas cobrem todo o tipo de atividades, podendo falar-se na sua
popularização. Em tais condições, haveria que dispensar-lhes um tratamento simples, claro
e flexível. O Direito português das sociedades por quotas, mercê dos fatores acima apontados,
apresenta, porém, uma complexidade excessiva. Logo na preparação do competente

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anteprojeto, assistiu-se a uma disputa de escolas, com sucessivos documentos de elaboração


distinta. Mantiveram-se, até tarde, indefinições políticas: quanto à opção por um Código das
Sociedades Comerciais ou por uma Lei de Sociedades por Quotas. Fica por explicar a SQ
substituição da lei de 1901: afinal, na Alemanha, a Lei de 1892 conserva-se, até hoje, com
poucas alterações. Teria sido possível um Código mais simples, melhor arrumado e, no
tocante às sociedades por quotas, de maior acessibilidade. O tema põe mesmo em causa a
excelência de um Código das Sociedades Comerciais: as inevitáveis dúvidas que surgem na
articulação da Parte Geral com as partes especiais e as remissões e transposições entre os
diversos tipos societários fazem, da matéria, uma disciplina só acessível a juristas
especializados. Ora, as sociedades por quotas poderiam ser tratadas num Código sintético
259
mas preciso, dirigido a gestores e a pequenos e médios empresários. A inevitável
simplificação acabará por vir através de exigências comunitárias.

Capítulo II – O contrato de sociedades por quotas

§14.º - Celebração e conteúdo

As partes; unipessoalidade e constituição não negocial: podem ser em


contrato da sociedade por quotas todas as pessoas: singulares ou coletivas. Dada a natureza
da responsabilidade limitada, desaparecem aqui as prevenções relativas às sociedades em
nome coletivo, desde que apresentam especificidades no tocante à participação dos cônjuges
(artigo 8.º, n.º1 CSC) ou à aquisição de posições em sociedades de responsabilidade ilimitada,
a autorizar pelo contrato (artigo 11.º, n.º1 CSC). A acessibilidade das sociedades por quotas
é uma das suas vantagens. A lei não fixa um número necessário de sócios. Deverá ser o
mínimo de dois (artigo 7.º, n.º2 CSC). A lei admite sociedades unipessoais por quotas, no
termo de uma evolução. Segundo o artigo 270.º-A CSC:
«1. A sociedade unipessoal por quotas é constituída por um sócio único, pessoa singular ou
coletiva, que é titular do capital social».
Todavia, a sociedade unipessoal por quotas corresponde a um tipo específico ou subtipo,
com regras próprias, incluindo uma firma onde figure, antes de Limitada ou Lda, a palavra
unipessoal (artigo 270.º-C CSC). Resta concluir que, a menos que se haja optado por uma
sociedade unipessoal, com firma e regras próprias, estatutos adotados e regras específicas, a
sociedade por quotas deve constituir-se com, pelo menos, dois sócios. E deverá mantê-los.
Quando reduzidas a um único, temos:
 Ou se trata de pessoa coletiva pública ou entidade equiparada, altura em que a
situação pode manter-se (artigo 142.º, n.º1, alínea a) CSC);
 Ou recompõe-se a pluralidade no prazo de um ano (idem);´
 Ou é transformada em sociedade unipessoal por quotas, nos termos do artigo 270.º-
A, n.º3 CSC;
 Ou é dissolvida administrativamente (artigo 142.º, n.º1, alínea a) CSC).

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Mercê do antigo princípio da especialidade, o artigo 11.º, n.º5 CSC ainda consagra a regra
segundo a qual:
«O contrato pode ainda autorizar, livre ou condicionalmente, a aquisição pela sociedade (...) de
SQ
participações em sociedades com objeto do acima referido (...)».
Sendo que o objeto acima referido é o da própria sociedade potencial adquirente. Pareceria
resultar daqui uma limitação quanto à possibilidade de ser parte em sociedades por quotas: a
ser uma sociedade, ela teria de ter o mesmo objeto. Mas há dois mecanismos corretivos:
 A capacidade da sociedade corresponde aos direitos e às obrigações necessários ou
convenientes à prossecução do seu fim (artigo 6.º, n.º1 CSC): ora como apenas os 260
sócios poem determinar o que é necessário ou conveniente, todas as situações são
compagináveis;
 Na hipótese académica de se optar por uma aquisição que, de todo, nada pudesse ter
de útil, bastaria que ela tivesse operado por deliberação unânime dos sócios ou que
não sobreviesse qualquer oposição em 30 dias: ela consolidar-se-ia equivalendo, na
prática, a uma automática modificação dos estatutos.
Para além do já referido fenómeno da unipessoalidade, é ainda possível a constituição não-
contratual de sociedades por quotas:
 Por diploma legal;
 Por decisão judicial, quando a constituição de uma sociedade ocorra no âmbito de
um plano de insolvência;
 Por decisão administrativa, quando o Estado opte pela constituição a solo, de uma
sociedade por quotas.
A lei portuguesa não põe limites ao número de sociedades por quotas de que se possa ser
sócio.

A forma e o registo: as sociedades por quotas seguem o regime geral da redução a escrito
com as assinaturas dos subscritores reconhecidas presencialmente, salvo se forma mais
solene for exigida, para a transmissão de bens com que os sócios entrem para a sociedade
(artigo 7.º, n.º1 CSC), a qual deve ser precedida pela obtenção do certificado de
admissibilidade da firma (artigo 54.º, n.º1 RNPC). Adquirem a personalidade plena pelo
registo (artigo 5.º CSC). Fácil no papel, este sistema era, na prática, o mais burocratizado da
Europa. Em Lisboa e no ano da graça de 2006, continuava a esperar-se meses por qualquer
registo comercial. A isso poderíamos acrescentar semanas pelo certificado de admissibilidade
de firma. Apenas a situação dos notários melhorara, devido à privatização: tudo depende,
agora, dos bons conhecimentos de cada um. Mantém-se, pois, uma grande expectativa em
torno da reforma de 2006, qua aboliu a necessidade de escritura pública. As enormes
delongas na constituição de sociedades, particularmente no tocante ao tipo popularizado das
sociedades por quotas, foram objeto de sucessivas representações aos Governos. Finalmente,
em 2005, houve novidade: veio facultar-se, em certos casos, a constituição de sociedades em
24 horas.

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A constituição imediata (reforma de 2005): o Decreto-Lei n.º111/2005, 8 julho,


teve, em Diário da República, um sumário mediático:
SQ
«Cria a empresa na hora, através de um regime especial de constituição imediata de sociedades,
alterando o Código das Sociedades Comerciais, o Regime do Registo Nacional de Pessoas
Coletivas, o Código do Registo Comercial, (...)».
A aplicação do regime da constituição imediata de sociedades tem, como pressuposto, que
se eliminem todas as delongas relativas à admissibilidade da firma e às discussões com o
notário. Assim:
261
 Quanto à firma: ou se opta por uma expressão de fantasia criada e reservada a favor
do Estado (artigo 3.º, alínea a), 1.ª parte do diploma) a escolher numa bolsa de firmas
reservadas a favor do Estado (artigo 15.º); ou se apresenta logo um certificado de
admissibilidade do RNPC (artigo 3.º, alínea a), 2.ª parte);
 Quanto ao pacto: adota-se um modelo aprovado pelo Diretor-Geral dos Registos e
Notariado (artigo 3.º, alínea b)).
Quanto a aspetos processuais, observa-se o seguinte:
 O processo de constituição imediata é da competência das conservatórias do registo
comercial, independentemente da sede da sociedade constituenda (artigo 4.º, n.º1); o
procedimento pode ser promovido, também, nos centros de formalidades de
empresas ou CFE (artigo 4.º, n.º2);
 A tramitação deve iniciar-se e concluir-se no mesmo dia, em atendimento presencial
único (artigo 5.º);
 Principia-se pela escolha da firma e do modelo do pacto ou ato constitutivo (artigo
6.º, n.º1), prosseguindo depois da verificação inicial da identidade, da capacidade e
dos poderes de representação dos interessados para o ato (artigo 6.º, n.º2);
 Quanto a documentos, são exigidos:
i. Os comprovativos do depósito legal, capacidade e poderes de representação
(artigo 7.º, n.º1);
ii. A demonstração do depósito legal ou a declaração, sob a sua responsabilidade,
que será realizada no prazo de cinco dias úteis (artigo 7.º, n.º2);
iii. A entrega (facultativa) imediata da declaração de início de atividade para efeitos
fiscais (artigo 7.º, n.º3), sendo advertidos de que, quando a não façam, o
deverão fazer no serviço competente e no prazo legal (artigo 7.º, n.º4);
iv. Os serviços notificam ainda, por via eletrónica, a segurança social (artigo 7.º,
n.º5).
Feita a verificação inicial da identidade, da capacidade e dos poderes de representação dos
interessados, o serviço competente procede às diversas operações seriadas nas alíneas do
artigo 8.º, n.º1, a concluir com a emissão e entrega do cartão de identificação de pessoa
coletiva e com a comunicação, aos interessados, do número de identificação da segurança
social. Tudo isso se processa dentro do princípio da legalidade: o conservador deve recusar
a titulação, nos casos previstos no artigo 9.º e que se prendem com omissões, vícios ou
deficiências que prejudiquem o ato, seguindo-se o regime de impugnação dos artigos 98.º e
seguintes CRCom. São possíveis determinados aditamentos à firma selecionada (artigo 10.º).
O direito ao uso da firma caduca se o procedimento for interrompido por causa imputável
aos interessados (artigo 11.º). Concluído o procedimento, o serviço competente entrega de
imediato, aos representantes da sociedade e a título gratuito, uma certidão do pato ou ato

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constitutivo e do registo deste último, bem como o recibo comprovativo dos encargos pagos
(artigo 12.º). E ainda o serviço competente procede, depois, e no prazo de 24 horas às
diversas diligências subsequentes (artigo 13.º, n.º1): publicações legais, remessa para as
SQ
finanças da declaração de início de atividades, informações à Direção-Geral do Trabalho e à
Segurança social e outras. Num País visceralmente cético em relação a novidades que venham
do Estado, o esquema das empresas na hora obteve algumas críticas na comunicação social.
Verberou-se, em especial, a não intervenção de advogados e os riscos de afunilamento nos
locais onde o novo processo foi posto em vigor. Apenas há que desejar que o esquema
funcione, na prática. Em abstrato, ele é totalmente viável, graças à informática. Constitui um
excelente progresso que honra os seus autores. E poderá operar como um exemplo para
262
outros atos da vida privada, patrimonial e, até, pessoal.

A constituição on line (reforma de 2006): a modernização da constituição de


sociedades prosseguiu com o Decreto-Lei n.º125/2006, 29 junho: permitiu a criação de
sociedades pela Internet. Para o efeito, usa-se um sítio do Ministério da Justiça, mantido pela
Direção-Geral dos Registos e Notariado, com as diversas funções referidas no artigo 3.º, n.º1.
O regime de constituição on line não é aplicável a sociedades cujo capital seja realizado em
espécie, de tal modo que se exija forma mais solene do que a escrita; tão-pouco se aplica às
sociedades anónimas europeias (artigo 2.º). O pedido é formulado on line, envolvendo os
atos alinhados no artigo 6.º. Aí destacamos a opção por uma firma de fantasia precisamente
criada e reservada pelo Estado e a opção por um pacto-modelo ou por pacto enviado pelo
interessado. Os encargos são pagos por via eletrónica, havendo ainda que remeter os
elementos necessários. O pedido é apreciado pelo serviço competente (artigo 11.º): estando
tudo em ordem, ele procede à inscrição no RNPC e a todas as demais formalidades (artigo
12.º). Esta reforma só pode merecer apoio.

O conteúdo: o conteúdo do contrato de sociedade por quotas deve obdecer ao disposto


no artigo 9.º, n.º1 CSC: o preceito que rege, em geral, a matéria. E como as sociedades por
quotas se aproximam do modelo nuclear tido em conta pelo legislador, na Parte I,
compreende-se que pouco mais haja a acrescentar àquele preceito. Nessas condições, o artigo
199.º CSC limita-se a especificar como elementos a incluir no contrato:
 O montante de cada quota de capital e identificação do respetivo titular;
 O montante das entradas efetuadas por cada sócio no contrato e o montante das
diferidas.
Perante o artigo 199.º, alínea a) CSC, resultará sempre, do contrato de sociedade por quotas,
a identidade dos diversos sócios. Trata-se de um elemento que aproxima este tipo das
sociedades de pessoas: as sociedades anónimas limitam-se a especificar o número total das
ações. Para além dos elementos necessários, o contrato pode conter cláusulas eventuais,
algumas das quais típicas. Assim:
 A obrigação de prestações acessórias (artigo 209.º, n.º1 CSC);
 A permissão de prestações suplementares (artigo 210.º, n.º1 CSC), fixando as suas
coordenadas (artigo 210.º, n.º3 CSC);
 A regulamentação do direito à informação (artigo 214.º, n.º2 CSC);
 Regras quanto aos lucros (artigo 217.º, n.º1 CSC);
 Regras quanto à transmissão por morte (artigo 225.º, n.º1 e 226.º, n.º1 CSC);
 Regras quanto à cessão de quotas (artigo 229.º CSC);
 Permissão para amortização de quotas (artigo 232.º, n.º1 CSC);

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 Os casos de exoneração (artigo 240.º, n.º1) e de exclusão do sócio (artigo 241.º, n.º1
CSC);
 A competência da assembleia geral (artigo 296.º, n.º2 CSC);
SQ
 A exclusão do voto escrito (artigo 247.º, n.º2 CSC);
 A presidência da assembleia geral (artigo 248.º, n.º4 CSC);
 A possibilidade de a cada cêntimo do valor nominal da quota competirem dois votos
(artigo 250.º, n.º1 CSC);
 A designação dos gerentes (artigo 252.º, n.º2 CSC);
 A permissão de concorrência, por parte dos gerentes (artigo 254.º, n.º1 CSC);
 A natureza gratuita da gerência (artigo 255.º, n.º1 CSC) ou o facto de ela estar 263
indexada aos lucros (artigo 255.º, n.º3 CSC);
 A exigência de maioria qualificada para a destituição dos gerentes (artigo 257.º, n.º2
CSC);
 O direito especial à gerência (artigo 257.º, n.º3 CSC);
 A competência da gerência (artigo 259.º CSC);
 O funcionamento da gerência plural (artigo 261.º, n.º1 CSC);
 A existência de um conselho fiscal (artigo 262.º, n.º1 CSC);
 A exigência de uma maioria superior a ¾ para as alterações ao contrato (artigo 265.º,
n.º1 CSC).
Em todos estes casos há um regime supletivamente aplicável, na hipótese de nada se fizer no
contrato. O Código teria sido mais funcional se tivesse reunido, num preceito ordenado, esta
matéria. De todo o modo, cumpre reter que estamos no campo da autonomia privada. Cabe
às partes envolvidas definir, no que a lei não proiba, a ordenação dos seus interesses.

A firma: segundo o artigo 200.º CSC, a firma destas sociedades deve ser formada, com ou
sem sigla, pelo nome ou firma de todos, algum ou alguns dos sócios, ou por uma
denominação particular, ou pela reunião de ambos esses elementos, mas em qualquer caso
concluirá pela palavra “limitada” ou pela abreviatura Lda. Na constituição da firma, na sua
dogmática e nos meandros relativos à sua natureza, cabe observar as regras gerais. De todo
o modo, cumpre ter presente que a generalidade dos problemas que se põem a propósito da
firma têm, justamente, a ver com as sociedades por quotas.

§15.º - Sociedades por quotas irregulares

Aspetos gerais; remissão: tal como vimos suceder com as sociedades em nome
coletivo, também nas sociedades por quotas pode haver situações de irregularidade por
incompletude ou por vício intrínseco. Têm aplicação as construções e as soluções gerais já
expendidas. Apenas cumpre chamar a atenção para as normas especialmente dirigidas a
sociedades por quotas – normas essas que, de resto, constam da Parte Geral

A sociedade não registada: a primeira especificidade ocorre na hipótese de uma


sociedade por quotas, já formalizada nos termos do artigo 7.º, n.º1 CSC, mas ainda não
registada, realizar algum negócio. Ou melhor, mantendo a ficção de que tais sociedades não
têm personalidade jurídica: de tal negócio ser praticado em seu nome. Nessa eventualidade,

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segundo o artigo 40.º, n.º1 CSC, na parte que agora releva, respondem ilimitada e
solidariamente todos os que no negócio agirem em representação dela, bem como os sócios
que tais negócios autorizarem. Digamos que, dada a falta do registo, a lei reage retirando o SQ
privilégio da personalidade coletiva. Simplesmente, a responsabilidade dos representantes só
pode ser subsidiária:
 Porque, de outro modo, a sua situação ficaria pior do que na sociedade por quotas
ainda não formalizada no contrato definitivo; nessa eventualidade, aplicar-se-ia o
regime das sociedades civis (artigo 36.º, n.º2 CSC), o qual prevê que os sócios
demandados por dívidas da sociedade possam requerer a prévia excussão do
património social; 264
 Porque o resto do preceito, abaixo transcrito, visa precisamente assegurar um fundo
social comum: obviamente, para responder pelas dívidas.
Ainda segundo o artigo 40.º, n.º2, parte final CSC, na hipótese de negócios praticados em
nome de uma sociedade por quotas formalizada mas não registada, , os restantes sócios
respondem até às importâncias das entradas a que se obrigaram, acrescidas das importâncias
que tenham recebido a título de lucros ou da distribuição de reservas. Temos, aqui, uma regra
especialmente destinada a assegurar o património social responsável pelas dívidas.
A sociedade inválida: ocorrendo uma sociedade por quotas e uma vez efetuado o
registo definitivo, operam restrições quanto à invalidação. Trata-se de uma exigência do
Direito Europeu. Recordamos a lista dos vícios que permitem a invalidação (artigo 42.º, n.º1
CSC):
 Falta do mínimo de dois sócios fundadores, salvo quando a lei permita a constituição
da sociedade por uma só pessoa;
 Falta de menção da firma, da sede, do objeto ou do capital da sociedade, bem como
da entrada de algum sócio ou de prestações realizadas por conta desta;
 Menção de um objeto ilícito ou contrário à ordem pública;
 Falta de cumprimento dos preceitos legais que exigem a liberação mínima do capital
social;
 Não ter sido reduzido a escritura pública o contrato de sociedade.
A ação de declaração de nulidade obedece ao artigo 44.º CSC, concebido sob o signo da
tutela do novo ente coletivo. O favor societatis explica que, segundo o artigo 42.º, n.º2 CSC,
sejam sanáveis os vícios que decorram da falta ou nulidade da firma e da sede, do valor da
entrada de algum sócio e das prestações realizadas por conta desta: por deliberação dos sócios,
tomada nos termos estabelecidos para as deliberações sobre alteração do contrato. Quanto a
vícios de vontade – o erro, o dolo, a coação e a usura: podem ser, nas sociedades por quotas,
invocados como justa causa de exoneração pelo sócio atingido ou prejudicado, desde que se
verifiquem as circunstâncias, incluindo as de tempo, que permitiriam a anulação, pelo Direito
Civil (artigo 45.º, n.º1 CSC). Essa justa causa vem somar-se ao elenco do artigo 240.º, n.º1
CSC. Havendo incapacidade: segundo o artigo 45.º, n.º2 CSC, o negócio jurídico é anulável
em relação ao incapaz. A 1.ª Diretriz das sociedades comerciais concede, a estas, uma
proteção perante as invalidades, independentemente do registo. O artigo 42.º CSC só se
aplica, porém, depois do registo definitivo. A sociedade por quotas invalidada fora do que
prevê o artigo 11.º da 1.ª Diretriz – e mercê do artigo 42.º, n.º1 CSC – por não se mostrar
registada, traduzirá uma violação concreta daquele diploma comunitário. Os prejudicados
pela ocorrência poderão demandar o Estado português pelos danos daí resultantes.

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§16.º - O capital e as entradas


SQ
O capital: as sociedades por quotas têm, necessariamente, capital social: um ponto que
deriva da sua própria natureza e que surge positivado nos artigos 9.º, n.º1, alínea f), 199.º,
alínea a) e 201.º CSC. Não são admitidas contribuição de indústria (artigo 202.º, n.º1 CSC)
assim se fechando o círculo. O capital mínimo está fixado nos 5000€ (artigo 201.º CSC): esse
valor deve ser respeitado aquando da constituição: além disso, o capital não pode, 265
ulteriormente, descer abaixo desse montante. O Decreto-lei n.º253/2001, 30 agosto veio, no
seu artigo único, n.º1, determinar que as sociedades que não houvessem procedido ao
aumento de capital social até aos montantes mínimos previstos nos artigos 201.º e 277.º, n.º3
CSC devem ser dissolvidas a requerimento do Ministério Público, mediante participação do
conservador do registo comercial. O artigo único previa, porém, uma notificação prévia, a
efetuar pela conservatória do registo comercial, notificação essa a partir da qual se contariam
três meses: última oportunidade para a regularização do capital social, perante a lei nova.
As entradas; o diferimento: a obrigação de entrada (artigos 20.º, alínea a) e 25.º e
seguintes CSC) assume, nas sociedades por quotas, algumas particularidades. Como vimos,
na hipótese de se recorrer à constituição imediata prevista no Decreto-Lei n.º111/2005, 8
julho, apenas as entradas em dinheiro são possíveis. O legislador dispensou um especial
tratamento à possibilidade de diferimento das entradas. Apenas pode ser diferida a efetivação
das entradas em dinheiro desde que estas, no seu conjunto e somadas as eventuais entradas
em espécie – que não são diferíveis – perfaçam o capital mínimo fixado na lei. O artigo 202.º,
n.º3 a 5 CSC tem a redação que resultou, sucessivamente, de alterações legislativas e o regime
daí resultante é o seguinte:
 A soma das entradas já realizadas deve ser depositada em instituição de crédito, numa
conta aberta em nome da futura sociedade, até ao momento da celebração do
contrato;
 Os sócios devem declarar no ato constitutivo, sob sua responsabilidade, que
procederam a esse depósito;
 Dessa conta só poderão ser feitos levantamentos:
i. Depois do registo definitivo;
ii. Depois de celebrado o contrato, caso os sócios autorizem os gerentes a efetuá-
los para fins determinados;
iii. Para liquidação por inexistência ou nulidade do contrato ou por falta de registo.
De iure condendo, não se justificam estes depósitos obrigatórios, hoje reduzidos a mero ritual.
Em 2001 veio permitir-se a substituição do comprovativo do depósito por uma declaração
dos sócios, sob sua responsabilidade, de que o depósito existe. Há como que um convite à
fraude, numa solução que ficou a meio caminho entre a saída ideal e a existente. De notar
que a inexistência do contrato (que não constava da redação inicial do Código) não tem
projeção na Parte Geral. Será um vício específico das sociedades por quotas? Não cremos
que a inexistência deva ser admitida como um vício autónomo. A sua transposição para as
sociedades anónimas iria contraditar o artigo 11.º, n.º2 da 1.ª Diretriz sobre Direito das
sociedades. Quanto a sociedades por quotas: embora não haja, nesse domínio, Direito
comunitário aplicável, sempre assistiríamos a grave disfunção. Sublinhe-se ainda que, no

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tocante a sociedades irregulares, o vasto regime legislado nada diz quanto a pretensas
inexistências. Há que – também por isso – reconduzi-las à nulidade. A possibilidade de
diferimento das entradas e o montante abrangido devem constar do próprio contrato de
SQ
sociedade (artigo 199.º, alínea b) CSC). Compreende-se: trata-se de um ponto sensível,
relevante para terceiros e em relação ao qual operam as razões justificativas da exigência de
forma para o próprio contrato de sociedade. Quando as partes optem pelo diferimento, para
além da já vista regra de que só podem estar em causa entradas em dinheiro e até metade
(artigo 202.º, n.º1 CSC), há que observar o seguinte (artigo 203.º, n.º1 e 2 CSC):
 O diferimento operará a termo;
 Tornando-se exigível, em qualquer caso, em cinco anos ou em metade de duração da 266
sociedade, quando inferior;
 E devendo, salvo acordo em contrário, as prestações dos diversos sócios ser
simultâneas e representar frações iguais do respetivo montante.
O diferimento operará a termo: ou é remetido para uma data fixada ou fica dependente de
factos certos e determinados. Não se admite um diferimento condicionado (facto futuro e
incerto). Para eventualidades, a lei prevê mecanismos, incluindo o próprio aumento de capital,
a decidir pelos sócios. Exigível em cinco anos ou em metade da duração da sociedade,
quando seja inferior: uma norma imperativa destinada a prevenir um diferimento sem limites.
Esta regra é aplicável quando as partes não fixem prazo algum? Temos duas soluções em
abstrato:
 Ou, na falta de qualquer prazo, se entende haver o termo legal supletivo de cinco
anos – ou de metade da duração da sociedade, quando inferior;
 Ou, nessa mesma eventualidade, se recorre ao regime geral das obrigações sem prazo,
presente no artigo 777.º, n.º1 CC: a sociedade pode solicitar a entrada a todo o tempo
ou o sócio pode-se apresentar a todo o tempo a efetivá-la; esta solução tem a
preferência de Raúl Ventura, com o argumento de que os prazos mínimos operam
em benefício da sociedade e não dos sócios.
Subjacente à solução de Raúl Ventura temos uma contraposição entre o interesse da
sociedade e o dos sócios: um ponto complexo e do qual nos parece difícil retirar soluções
dogmáticas capazes. O problema deve ser repensado. Se as partes não indicarem, no contrato,
qual o prazo do diferimento, há uma lacuna. Esta lacuna deve ser integrada em termos
objetivos, com aproximação às regras próprias da interpretação da lei. Teremos de considerar,
caso a caso, o que se passa. Assim:
 Ou resulta do contrato que as entradas diferidas devem coincidir com determinado
evento certus an, ainda que incertus quanto: nessa altura, a integração aproximará, dessa
eventualidade, o prazo de efetivação;
 Ou apenas emerge que as partes não quiseram vincular-se a nenhuma data, altura em
que operam os limites legais máximos: cinco anos ou metade da duração da sociedade.
Estamos no campo da autonomia privada. Esse mesmo regime deve aplicar-se perante
entradas condicionadas e, designadamente, perante a condição (potestativa) do chamamento
da gerência: tal chamamento ou é objetivamente justificado (certus an) ou tem o limite dos
cinco anos ou metade da duração da sociedade. Quanto à exigência (supletiva) de realização
simultânea das entradas diferidas e de percentagens idênticas nessa mesma realização trata-
se do afloramento do princípio do igual tratamento dos sócios.

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Sócio remisso; tramitação: a ocorrência do termo no qual a entrada diferida deva ser
verificada – seja pelo decurso do prazo, seja pela verificação do facto certus an de que dependa
– provoca a exigibilidade fraca da inerente prestação. Há um desvio em relação ao artigo
SQ
805.º, n.º1 e 2 CC: havendo prazo prefixado ou derivando o vencimento de facto certus an, a
mora deveria ser imediata (ex re). A exigência de interpretação cifra-se num favor socii,
destinado a prevenir que este, por desconhecimento da ocorrência do facto certus an ou por
esquecimento, entre em mora, desencadeando um sempre desagradável conflito com a
sociedade. Aflora, neste ponto, a vertente pessoal das sociedades por quotas. Esse mesmo
aspeto surge, ainda, na eficácia diferida da própria interpelação: esta não provoca o
vencimento (forte) imediato da prestação; ela deve fixar um prazo, entre 30 e 60 dias, para o 267
efetivo pagamento. O sócio não é apanhado desprevenido (mínimo de 30 dias) mas também
não pode beneficiar de novos e longos diferimentos (máximo de 60 dias). Os gerentes,
verificado o termo, têm o dever de interpelar tão cedo quanto possível ou constituir-se-iam
sujeitos do dever de indemnizar a sociedade pelos danos que ocasionarem com a sua omissão.
Interpelado, pode o sócio não realizar a prestação no prazo que lhe tenha sido fixado na
própria interpelação. Temos a figura do sócio remisso, regulada nos artigos 204.º a 208.º CSC.
Repare-se que a mora do sócio na realização da entrada é duplamente grave: põe em causa o
próprio ente coletivo e conduz, por via do sistema de responsabilidade subjacente às
sociedades por quotas, à responsabilização solidária dos sócios cumpridores. O artigo 204.º
CSC, perante o sócio remisso, prevê a seguinte tramitação:
 O sócio deve ser avisado, por carta registada, que a partir do 30.º dia subsequente à
sua receção, fica sujeito a exclusão e à perda, total ou parcial, da quota: trata-se de um
prazo admonitório que corresponde à adaptação do artigo 808.º, n.º CC;
 Não sendo o pagamento efetuado nesse prazo, pode a sociedade deliberar excluir o
sócio (artigo 204.º, n.º2, 1.ª parte CSC);
 Ou, em alternativa, por sua iniciativa ou a pedido do sócio remisso, pode optar por
limitar a perda à parte da quota correspondendo à prestação não efetivada (artigo
204.º, n.º2, 3.ª parte CSC); a essa parte não é aplicável o artigo 219.º, n.º3 CSC
(mínimo de 100€), mas ela não pode ser inferior a 50€ (artigo 204.º, n.º3 CSC).
A exclusão do sócio vem genericamente prevista no artigo 241.º, n.º1 CSC: trata-se, aqui e
precisamente, de um dos casos previstos na lei, para que a exclusão possa sobrevir. Torna-se
importante sublinhar que a exclusão do sócio, com a subsequente tramitação legal, não é
obrigatória: a sociedade pode optar pelo regime comum de execução da dívida. Tal se infere,
designadamente e também, do artigo 207.º, n.º4 CSC. A hipótese de exclusão dos sócios
remissos não é um mero esquema de execução coativa da prestação, a funcionar em
alternativa ao regime geral (artigo 817.º CC). Pelo contrário: antes afloram, aqui, valores
societários próprios das sociedades de pessoas. O sócio remisso está, antes de mais, a quebrar
a confiança dos restantes sócios, na prossecução dos fins societários. Não efetivando a
obrigação de entrada, ele coloca-se à margem do projeto coletivo, podendo ser excluído. Mas
isso passa por uma concreta avaliação do sucedido: donde a exigência de deliberação dos
sócios (artigo 246.º, n.º1, alínea c) CSC) deliberação essa em que o próprio sócio remisso não
pode votar (artigo 251.º, n.º1, alíneas c) e d) CSC). A exclusão do sócio ou a perda da parte
da quota correspondente à prestação devem ser comunicadas ao interessado (artigo 204.º,
n.º2, 2.ª e 4.ª partes CSC). À perda de parte da quota aplica-se, depois, o regime
correspondente à quota do sócio excluído (artigo 204.º, n.º4 CSC). Excluído o sócio, cumpre
decidir o destino da quota perdida a favor da sociedade. A lei prevê as diversas hipóteses:

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 A venda da quota em hasta pública (artigo 205.º, n.º1, 1.ª parte CSC);
 A venda a terceiros por modo diverso, exigindo-se, porém, sendo o preço inferior à
soma do montante em dívida com a prestação já efetuada por conta da quota, o
SQ
consentimento do sócio excluído (artigo 205.º, n.º1, 2.ª parte CSC);
 A divisão da quota proporcionalmente às dos outros sócios, vendendo-se a cada uma
parte que lhe couber (artigo 205.º, n.º2, alínea a) CSC);
 A venda indivisa ou a divisão não proporcional seguida de venda, uma e outra a favor
de algum ou alguns dos sócios (artigo 205.º, n.º2, alínea b) CSC); esta via segue o
artigo 265.º, n.º1 CSC (maioria necessária para a alteração do contrato); além disso,
o preço por que os outros sócios pretendem adquirir a quota deve ser previamente 268
comunicado ao sócio excluído, por carta registada, podendo este, no prazo de 30 dias,
opor-se à execução da deliberação quando o preço em causa não alcance a soma da
importância em dívida com o valor já pago e desde que ele não cubra o valor real da
quota calculado nos termos do artigo 1021.º CC (artigo 205.º, n.º3 CSC); a
deliberação não pode ser executada antes de decorrido o prazo para a oposição ou
antes do trânsito em julgado da decisão que declare a oposição ineficaz (artigo 205.º,
n.º4 CSC).
A solução de base será, tudo visto, a venda em hasta pública. Todavia, a vertente pessoal das
sociedades por quotas explica que a venda possa ser feita a sócios, se assim se deliberar e os
outros requisitos forem preenchidos. Mas deverá haver venda, seja ela qual for? Raúl Ventura
responde pela positiva: de outro modo – diz ele – conservar-se-ia na titularidade da sociedade
uma quota não liberada, sendo que a própria sociedade não pode proceder à liberação. Ora
está em causa o interesse dos credores, pelo que a regra não pode ser derrogada pelos sócios.
Na verdade, joga-se, também, o interesse do sócio remisso, que já terá realizado, pelo menos,
50% do capital que lhe caiba. Veja-se, a tal propósito, o artigo 208.º, n.º2 CSC. O artigo 206.º
CSC versa a responsabilidade do sócio e a dos anteriores titulares da quota: ela é solidária,
perante a sociedade ( e sem possibilidade de compensação) pela diferença do produto da
venda e a parte da entrada em dívida (n.º1). O titular anterior que pagar à sociedade (ou a um
sócio sub-rogado, nos termos do artigo 207.º CSC) tem o direito de haver do sócio excluído
e de qualquer dos antecessores deste, em regime de conjunção, o reembolso da quantia paga,
depois de deduzida a parte que lhe competir (artigo 206.º, n.º2 CSC). A responsabilidade dos
outros sócios consta do artigo 207.º CSC. Quanto às quantias obtidas na venda das quotas
(artigo 208.º, n.º1 e 2 CSC):
 Suportam as despesas correspondentes;
 Cabem à sociedade, até ao limite da entrada em dívida;
 No excedente, se o houver, competem aos outros sócios, no limite dos desembolsos
que hajam suportado;
 No que sobre, será entregue ao sócio remisso até ao limite da parte da entrada por
ele prestada;
 No remanescente: pertente à sociedade.
A lei não deixou grande margem à imaginação do intérprete-aplicador.

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Capítulo III – Os sócios por quotas


SQ
§17.º - A responsabilidade

Pelas entradas: cada sócio é responsável pela sua entrada e, designadamente, pela parcela
cuja efetivação tenha sido diferida no contrato de sociedade. Além disso, ele é solidariamente
responsável, com os demais sócios, pela realização do capital diferido. Trata-se de um ponto 269
que a própria lei apresenta como característica da sociedade (artigo 197.º, n.º1 CSC). A
responsabilidade pela entrada própria equivale ao específico e já examinado regime das
entradas. A responsabilidade solidária pelo conjunto das entradas coloca uma problemática
própria, versada no artigo 207.º CSC. A responsabilidade de cada sócio pelas entradas alheias
provém da Lei alemã e vem regulada e desenvolvida no nosso Código no artigo 207.º, n.º1
CSC:
«Excluído um sócio, ou declarada perdida a favor da sociedade parte da sua quota, são os
outros sócios obrigados solidariamente à parte da entrada que estiver em dívida, quer a quota
tenha sido ou não já vendida nos termos dos artigos anteriores; nas relações internas esses sócios
respondem proporcionalmente às suas quotas».
Tem-se, assim, o regime de responsabilidade subsidiária pelas quotas alheias, com
solidariedade entre os corresponsáveis, a repartir, nas relações internas, na proporção das
quotas respetivas. Como (bem) observa Raúl Ventura, o esquema legal é pouco animador: a
responsabilidade solidária depende de deliberação dos próprios sócios a responsabilizar,
deliberação essa que irá no sentido da perda, total ou parcial e a favor da sociedade, da quota
do sócio remisso. Também lá se poderia chegar na hipótese de a sociedade ter optado pelos
meios executivos normais (portanto: sem efetuar as declarações previstas no artigo 204.º,
n.º1 CSC) e não ter logrado recuperar, do sócio remisso, a importância em dívida (artigo
207.º, n.º4 CSC). De todo o modo, no caso de a sociedade não exercer os seus direitos contra
os sócios (seja o remisso, seja os restantes), podem os credores sociais fazê-lo, por via do
artigo 30.º CSC. Pergunta-se quem são os outros sócios, para efeitos de responsabilização
subsidiária e solidária pela realização das quotas em falta. Outros sócios são os titulares de
posições sociais válidas e eficazes. Não ficam abrangidos:
 O próprio sócio remisso e excluído;
 Os anteriores titulares da quota do remisso, que respondem nos termos do artigo
206.º CSC;
 O adquirente da quota do sócio remisso;
 A sociedade, como detentora de quotas próprias: o regime especial destas prevalece
sobre as regras gerais.
O sócio que tiver efetuado algum pagamento por via do artigo 207.º CSC pode (artigo 207.º,
n.º3 CSC) sub-rogar-se no direito que assiste à sociedade contra o excluído e seus sucessores,
segundo o disposto no artigo 206.º CSC, a fim de obter o reembolso da quantia paga.

Direta para com os credores sociais: as sociedades por quotas são sociedades de
responsabilidade limitada. Os sócios não respondem pelas dívidas sociais (artigo 197.º, n.º3

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CSC): apenas pelas entradas próprias e, subsidiaria e solidariamente, pelas quotas dos outros
sócios. O Código de 1986, inovando, veio, todavia, prever a possibilidade de uma
responsabilidade direta para com os credores sociais. A ideia de responsabilidade
SQ
suplementar dos sócios veio a filiar-se em considerações de ordem prática detetadas no
funcionamento efetivo da sociedade por quotas. As sociedades por quotas têm, em regra,
um capital pouco expressivo. O seu financiamento vem a ser efetuado pelos próprios sócios,
com recurso a suprimentos ou a prestações suplementares, ou pelo recurso da própria
sociedade ao crédito. Neste último caso, porém, apenas se obtêm financiamentos,
designadamente bancários, desde que haja uma garantia pessoal dos sócios. Explica Raúl
Ventura:
270
«(...) portanto, parece mais simples e cómodo admitir que, logo na constituição da sociedade e
até montantes determinados, os sócios assumam responsabilidade solidária com a sociedade
pelas obrigações que esta contrair».
A responsabilidade direta dos sócios para com os credores requer:
 Uma estipulação no contrato;
 Com uma indicação do montante-limite.
Para além disso, e segundo o artigo 198.º, n.º CSC, essa responsabilidade pode assumir
diversas feições, consoante o que resulte do pacto social. Designadamente:
 Pode ser solidária com a da sociedade;
 Pode ser subsidiária em relação à desta, a efetivar apenas na fase da liquidação.
Trata-se de uma responsabilidade pessoal. Assim (artigo 198.º, n.º2 CSC):
 Abrange apenas as obrigações da sociedade constituídas enquanto o sócio
responsável a ela pertencer;
 Não se transmite por morte deste, sem prejuízo da transmissão das obrigações a que
o sócio estava anteriormente vinculado.
Supletivamente, o sócio chamado a pagar dívidas sociais, ao abrigo deste esquema, tem
direito de regresso contra a sociedade, pela totalidade do que houver pago: mas não contra
os outros sócios. Naturalmente: a hipótese, dependente de estipulação, de haver regresso
contra a sociedade e contra os restantes sócios tem maior interesse.

Outras; funcionamento do sistema: em princípio, o status de sócio em sociedades


por quotas não compreende outras situações de responsabilidade por dívidas sociais, para
além das acima descritas. Trata-se de consequência lógica da personalização e do princípio
da separação de esferas e patrimónios. Apenas por contrato se poderão estabelecer hipóteses
de responsabilização. A responsabilidade dos sócios por dívidas sociais poderá, todavia,
surgir por exigências específicas do sistema e ao abrigo do instituto do levantamento da
personalidade coletiva. Caberá recordar que o tema surgiu, na jurisprudência europeia,
precisamente a propósito das sociedades por quotas: estas, precisamente por aliarem um
pequeno capital à responsabilidade limitada, poderiam dar azo a abusos. Nessa altura, a
exigência de boa fé determinaria a responsabilização dos sócios envolvidos. Existe, a esse
propósito, toda uma tipologia de casos, tratados na Parte Geral, para onde se remete. O
funcionamento do sistema permite constatar que a limitação da responsabilidade dos sócios
é muito teórica. Na verdade, no que toca aos créditos bancários – os mais significativos, uma
vez que é junto da banca que se financiam as sociedades comuns – as sociedades por quotas
só logram obtê-los mediante garantias pessoais (fiança ou avais) dos sócios ou, pelo menos,

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dos sócios gerentes. A hipótese, prevista no Código, de uma responsabilidade direta dos
sócios, até este momento, não tem sido explorada. Mais fácil e dinâmica, sobretudo perante
obrigações cambiárias, é a direta assunção, pelos sócios, do papel de garantes, perante certas SQ
dívidas. Justamente na via de, contratualmente e em face de outros débitos, responsabilizar
os sócios pelas dívidas de sociedades surgiram as fianças omnibus: contratos pelos quais os
sócios – ou os sócios gerentes – assumiriam a responsabilidade ilimitada por todas as dívidas,
presentes e futuras, da sociedade, perante certo credor. Tais contratos já foram considerados
nulos por indeterminabilidade do seu conteúdo ou por contrariedade aos bons costumes: um
ponto a verificar caso a caso. Dada a prática, podemos considerar que o grande atrativo das
sociedades por quotas é o seu potencial organizativo: mais do que a limitação da
271
responsabilidade, um tanto teórica.

§18.º - Prestações acessórias e prestações suplementares

Obrigações de prestações acessórias: as obrigações de prestações acessórias estão,


hoje, expressamente consagradas na lei. Segundo o artigo 2’9.º, n.º1 CSC, trata-se de
obrigações:
 Constantes do contrato de sociedade;
 Adstringem todos ou alguns sócios;
 A efetuar, a favor da sociedade, determinadas prestações, além das entradas.
Além disso, sempre segundo o mesmo preceito, deve o contrato de sociedade que as inspira:
 Definir os elementos essenciais da obrigação;
 Especificar se as prestações devem ser fixadas onerosa ou gratuitamente.
Seguem-se diversos aspetos relativos ao seu regime. A origem destas prestações deve-se à
doutrina alemã dos deveres de prestação acessórios, a que se reconhece a maior relevância
prática. Não há limitações quanto ao seu conteúdo: prestações pecuniárias, de entrega de
coisas certas ou de serviço, dependendo da autonomia das partes. O Código das Sociedades
comerciais, consagrou as prestações acessórias (artigo 209.º CSC), diferenciadas das
suplementares (artigo 210.º CSC). Trata-se de prestações independentes: filhas da autonomia
privada, elas vinculam imediatamente os sócios podendo atingi-los todos ou apenas alguns,
diferenciada ou paralelamente. Elas podem dever ser executadas de imediato ou, apenas,
ulteriormente: a prazo certus an certus quando, apenas certus an ou sob condição (incertus an). O
conteúdo depende da autonomia das partes. Designadamente: pode tratar-se de prestações
pecuniárias, de prestações de dare e de prestações de facto. Quanto a prestações pecuniárias,
o artigo 209.º, n.º2 CSC pressupõe, de modo expresso, prestações acessórias pecuniárias.
Ainda quanto ao conteúdo: as prestações acessórias podem ser instantâneas ou duradouras,
únicas ou fracionadas, periódicas ou irregulares. As denominações que lhes deem as partes
não são vinculativas. Assim, um suprimento obrigatório é, na realidade, uma prestação
acessórias pecuniária. Correspondendo o conteúdo da prestação ao de um contrato típico,
aplica-se a regulamentação própria do contrato em causa (artigo 209.º, n.º1, final CSC).
Outros traços do regime:

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 As prestações acessórias não-pecuniárias são intransmissíveis (artigo 209.º, n.º2 CSC):


um caso de interdição legal de cessão de créditos, a subsumir no artigo 577.º, n.º1 CC;
 Convencionando-se a onerosidade, a contraprestação pode ser paga
SQ
independentemente de haver lucros do exercício (artigo 209.º, n.º3 CSC);
 O incumprimento das prestações acessórias não afeta a posição do sócio como tal
(artigo 209.º, n.º4 CSC);
 As obrigações acessórias extinguem-se com a dissolução da sociedade (artigo 209.º,
n.º5 CSC).
Este último preceito resulta da natureza das coisas: se a obrigação devesse subsistir à
dissolução da sociedade, já teria uma natureza não societária, cabendo apenas, caso a caso, 272
ponderar a sua licitude. Quanto às restantes, todas elas são supletivas, embora a lei só o diga
expressamente no artigo 209.º, n.º4 CSC e, implicitamente, no artigo 209.º, n.º3 CSC.
Estamos no seio da autonomia privada, cabendo às partes reger os seus interesses como bem
entenderem. No que tange à sua natureza, as obrigações de prestações acessórias surgem
como cláusulas acidentais facultativas e típicas, próprias dos contratos de sociedade. O
legislador deixa-as à disposição dos interessados para que melhor possam compor os seus
negócios.

Prestações suplementares: com a figura das prestações suplementares trata-se de uma


via de financiamento complementar das sociedades, à disposição dos sócios. Aquando da
preparação do Código das Sociedades Comerciais, Raúl Ventura chegou a propor a abolição
da figura. todavia, ela manteve-se pelo peso da tradição: fica à disposição dos sócios como
mais um instrumento de apoio ao financiamento das sociedades ora em estudo. Elas
assumem o papel de um complemento do património social e não (como os suprimentos)
de mero mútuo à sociedade. Várias razões podem levar as partes a estipular prestações
suplementares, com relevo para as conveniências de reforço dos capitais próprios. Quanto
ao seu regime, elas distinguem-se, desde logo, pela dupla base jurídico-normativa (artigo 210.º,
n.º1 CSC):
 Devem estar previstas no pacto inicial, seja ab initio, seja por alteração;
 Devem ser deliberadas pelos sócios.
Ao contrário do que sucede com as prestações acessórias, as prestações suplementares têm,
necessariamente, natureza pecuniária (artigo 201.º, n.º2 CSC). Isto dito, deve o próprio
contrato conter diversos elementos a elas relativos:
 O seu montante global;
 Os sócios que ficam obrigados;
 O critério de repartição entre eles.
A indicação do montante global é essencial; na falta de indicação dos sócios obrigados, todos
ficam adstritos a fazê-lo; e não havendo critério de repartição, deve esta ser proporcional à
quota de cada um (artigo 210.º, n.º4 CSC). As prestações suplementares não vencem juros
(artigo 210.º, n.º5 CSC). Para além da consagração no pacto social, as prestações
suplementares devem ser deliberadas. Essa deliberação terá de fixar (artigo 211.º, n.º1 CSC):
 O montante tornado exigível;
 O prazo da prestação, que não pode ser inferior a 30 dias, a contar da comunicação
aos sócios.
Temos, ainda, duas restrições (artigo 211.º, n.º2 e 3 CSC):

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 A deliberação só é possível depois de interpelados todos os sócios para liberação


integral das suas quotas de capital;
 As prestações não podem ser exigidas depois de dissolvida a sociedade. SQ
As prestações suplementares estão próximas do dever de entrada. É-lhes aplicável o disposto
nos artigos 204.º e 205.º CSC (artigo 212.º, n.º1 CSC). Pode, pois, ser excluído o sócio que
não as acate, o que se compreende: trata-se de obrigações assumidas no pacto social; o
incumprimento justifica, em relação ao faltoso, como que uma resolução contratual. O
legislador reforça os traços próprios da sua efetivação e da sua natureza pessoal:
 Ao crédito da sociedade por prestações suplementares não pode ser oposta a
compensação (artigo 212.º, n.º2 CSC); 273
 A sociedade não pode exonerar os sócios da obrigação de as efetuar, estejam ou não
já exigidas (artigo 212.º, n.º3 CSC);
 O direito de as exigir é intransmissível e nele não podem sub-rogar-se os credores da
sociedade (artigo 212.º, n.º4 CSC).
A restituição das prestações suplementares: as prestações suplementares, ainda
que não vencendo juros (artigo 201.º, n.º5 CSC), podem ser restituídas. Para isso, o artigo
213.º CSC fixou uma série de requisitos. Desde logo, a restituição depende de uma
deliberação dos sócios (artigo 213.º, n.º2 CSC). Posto o que:
 A situação líquida não pode ficar inferior à soma do capital e da reserva legal (artigo
213.º, n.º1, 1.ª parte CSC);
 O respetivo sócio já deve ter liberado a sua quota (artigo 213.º, n.º1, 2.ª parte CSC).
Cabe ainda observar o seguinte:
 A restituição não é possível depois de declarada a insolvência da sociedade (artigo
213.º, n.º3 CSC);
 A restituição deve respeitar a igualdade dos sócios que as tenham efetuado, desde que
hajam liberado as quotas respetivas (artigo 213.º, n.º4 CSC).
Para o cálculo do montante da obrigação vigente de efetuar prestações suplementares não
são computadas as prestações restituídas.

§19.º - Contrato de suprimento

Noção, origem e figuras afins: quando uma sociedade por quotas tenha necessidade
de financiamentos, a solução mais fácil, mais natural e mais flexível é ajustá-los com os seus
próprios sócios. Temos a figura do contrato de suprimento, definido no artigo 243.º, n.º1
CSC como:
«(...)o contrato pelo qual o sócio empresta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando
esta obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e qualidade(...)».
Ou, numa segunda modalidade, o contrato:
«(...) pelo qual o sócio convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento de créditos seus
sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito fique tendo caráter de permanência».

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A exigência, em qualquer caso do caráter de permanência leva o legislador a fixar índices. São
eles (artigo 243.º, n.º2 e 3 CSC):
 A articulação de um prazo de reembolso superior a um ano, seja ela contemporânea
SQ
à constituição do crédito ou posterior a ela; no caso de diferimento do vencimento,
computa-se o tempo decorrido desde a constituição até ao negócio de diferimento;
 A não exigência do reembolso devido pela sociedade durante um ano, quer não
havendo um prazo inferior; tratando-se de lucros não distribuídos, o prazo de um
ano conta-se desde a data da deliberação de distribuição.
Os credores sociais podem provar o caráter de permanência mesmo que o reembolso tenha
ocorrido antes de expirado um ano; os sócios podem ilidir a presunção de permanência 274
demonstrando que o diferimento corresponde a circunstâncias independentes da qualidade
de sócio (artigo 243.º, n.º4 CSC). Fica ainda sujeito ao regime dos suprimentos o crédito de
terceiro sobre a sociedade, desde que o sócio o adquira por negócio entre vivos e no
momento da aquisição se verifique alguma das circunstâncias que constituem índice de
permanência (artigo 243.º, n.º5 CSC). Esta equiparação de regimes permite ver, aqui, uma
terceira modalidade de suprimentos. Os suprimentos devem distinguir-se das figuras afins,
designadamente das prestações acessórias e das prestações suplementares: os regimes
envolvidos são bastante diversos:
 As prestações acessórias resultam do pacto social e podem envolver dinheiro, bens
ou serviços;
 As prestações suplementares são permitidas pelo pacto social e resultam de
deliberação dos sócios, recaindo apenas sobre dinheiro;
 Os suprimentos advêm de um contrato celebrado entre o sócio e a sociedade, relativo
a dinheiro ou a outra coisa fungível, equivalendo a um mútuo.
Todas estas realidades surgem no domínio societário, envolvendo sociedades e os seus sócios,
nessa qualidade. O suprimento distingue-se, noutro plano, de um mútuo comum: representa
um contributo permanente ou, pelo menos, prolongado, do sócio para a sociedade em que
detenha uma posição. Quando muito representaria um mútuo de escopo, cujo regime é
infletido pela realidade societária que visa servir.

Regime: o suprimento corresponde a um especial envolvimento do sócio no


financiamento da sociedade ou, se se preferir, na sua capitalização. O problema reside em
separá-lo de uma comum ajuda monetária, puramente transitória. Como traço distintivo do
suprimento, requer-se uma valoração. O Código das Sociedades Comerciais, na base de uma
ideia excelente de Raúl Ventura, optou por um critério claro: o da permanência. Como vimos,
o artigo 243.º, n.º2 CSC fixa índices de permanência, associado a um jogo de presunções. Na
falta de estabilidade, não há suprimento. O contrato de suprimento é um mútuo especial: é
patente a proximidade entre a definição do artigo 1142.º CC e a do artigo 243.º, n.º1 CSC.
Isso sem prejuízo de se poder, depois, afirmar a sua autonomia. No tocante à forma, há
diferenciação: o suprimento, na linha dos empréstimos mercantis, não está sujeito a qualquer
forma especial (artigo 243.º, n.º6 CSC). O suprimento mantém-se um contrato. Caso o pacto
social preveja a obrigação de efetuar suprimentos, estamos perante prestações acessórias
(artigo 209.º CSC), cabendo analisar o respetivo regime (artigo 244.º, n.º1 CSC). Hipótese
especial é a de os suprimentos serem adotados por deliberação social. Nessa altura, só ficam
vinculados os sócios que votem favoravelmente tal deliberação (artigo 244.º, n.º2 CSC).
Ainda a ideia contratual explica o artigo 244.º, n.º3 CSC: a celebração de contratos de
suprimento não depende de prévia deliberação dos sócios. O artigo 245.º CSC fixa uma série

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de regras para os suprimentos sendo patentes os desvios em relação ao mútuo. Encontramos


aqui matéria de tipo interpretativo e, como tal, aplicável a suprimentos celebrados antes da
entrada em vigor do Código de 1986. Quanto às normas específicas, temos: SQ
 Não havendo prazo para o reembolso dos suprimentos, aplica-se o artigo 777.º, n.º2
CC (fixação do prazo deferida ao tribunal); o tribunal terá em conta as consequências
que o reembolso acarretará para a sociedade, podendo determinar o pagamento em
prestações (artigo 245.º, n.º1 CSC): uma regra já considerada interpretativa em relação
ao Direito anterior;
 Os credores por suprimentos não podem requerer, por eles, a insolvência da
sociedade, embora o plano de insolvência lhes seja aplicável (artigo 245.º, n.º2 CSC); 275
decretada a insolvência, os suprimentos só são reembolsados depois de pagos os
créditos de terceiros, não sendo admissível a compensação de créditos da sociedade
com os de suprimentos (artigos 245.º, n.º3 CSC);
 Este regime é reforçado com a impugnabilidade do reembolso dos suprimentos
efetuados no ano anterior à insolvência (artigo 245.º, n.º5 CSC) e com a nulidade das
garantias reais prestadas relativamente à obrigação do seu reembolso (artigo 245.º,
n.º6 CSC).
O regime dos suprimentos é, depois, complementado pelas regras gerais. Assim:
 O suprimento é um contrato real quoad constitutionem: só produz efeitos com a efetiva
entrega do dinheiro;
 As partes podem estipular juros: porém, se nada disserem, não se deve presumir a
onerosidade, uma vez que o suprimento é, sempre e por definição, um negócio
interessado: o sócio pretende capitalizar a sociedade que, depois, lhe dará lucros;
 O crédito de suprimentos é transmissível, nos termos gerais do artigo 577.º, n.º1 CC:
quanto transmitido a um não-sócio mantém, não obstante, a precisa qualidade que
tinha inicialmente; além disso, ele tem autonomia não se transmitindo
automaticamente com a quota.
Âmbito, papel e natureza: o contrato de suprimento foi regulado expressamente no
domínio das sociedades por quotas. Curiosamente, estas assumem, no Direito português e
nalguns aspetos, uma dimensão matricial que, em regra, compete às sociedades anónimas.
Pergunta-se, feito este raciocínio, se o regime dos suprimentos se poderá aplicar a outros
tipos societários. No tocante às sociedades em nome coletivo, Raúl Ventura responde pela
negativa: o regime da responsabilidade ilimitada não justificaria a especial proteção dos
credores que as regras sobre suprimentos sempre envolvem. Mas essa responsabilidade é,
tão-só, subsidiária: ela não equivale a certas vantagens imediatas que o regime dos
suprimentos dá aos credores. Pensamos, pois, que nada obsta à aplicabilidade analógica dos
suprimentos às sociedades em nome coletivo: um ponto a verificar caso a caso. Mais
complexa é a situação nas sociedades anónimas. Raúl Ventura, sob inspiração alemã, explica
que cumpre distinguir entre o acionista empresário e o acionista investidor: o primeiro está
efetivamente embricado na vida societária, pelo que os seus contributos em dinheiro têm,
nesse plano, uma justificação interessada; o segundo não tem tal ligação. Assim sendo, apenas
ao acionista empresário haveria que aplicar o regime dos suprimentos. Na Alemanha, a
jurisprudência fixou em 25% a percentagem do capital social cuja detenção permitira concluir
por um acionista empresário; Raúl Ventura propõe entre nós, com base nos artigos 392.º e
418.º, n.º1 CSC, a detenção de 0%, numa opção acompanhada pela jurisprudência (AC STJ
14-Dez-1994 e AC STJ 9-Fev-1999). De facto, o regime dos suprimentos nem é excecional,

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nem se funda em razões privativas das sociedades por quotas: pode ser aplicado por analogia.
Além disso, o suprimento é um contrato à disposição de quaisquer interessados, desde que
se mostrem reunidos os elementos naturais de que depende: uma sociedade com os seus SQ
sócios. Nestas condições, podemos encontrar suprimentos nas sociedades anónimas:
 Quanto as partes estipulem ou quando o pacto social os preveja e regule;
 Quando se gere um empréstimo que, materialmente, exerça a função do suprimento.
Não chega a mera qualidade de acionista para que se verifique este último ponto. A fixação
de uma percentagem de detenção de ações para que se possa falar em acionista empresário
interessado na capitalização da sociedade tem óbvias vantagens no plano da segurança. A
cifra de 10% proposta por Raúl Ventura faz sentido; não lhe podem ser contrapostas, sem 276
menos, percentagens de 1% e de 5% exigidas para outros propósitos, uma vez que os lugares
paralelos (artigos 392.º e 418.º, n.º1 CSC) traduzem efetivas implicações empresariais. Mas
na falta de lei, não vemos como impô-la doutrinariamente: qualquer percentagem fixa implica
um arbítrio que só pode ser assumido por lei geral. Propomos, pois, como elemento de
analogia, a fórmula substancial presente no nosso sistema societário: haverá suprimento
quando a entrega opere em situações nas quais o acionista ordenado faria uma contribuição
de capital. Atenção: só a partir da verificação dessa analogia (iuris) será legítimo aplicar os
índices do artigo 243.º, n.º2 e 3 CSC. Os suprimentos são empréstimos permanentes feitos
pelos sócios às sociedades respetivas: justificam-se e explicam-se a esse nível. O sócio terá,
como contrapartida, o bom funcionamento da sociedade e os lucros (reais ou potenciais) que,
daí, lhe poderão advir. Compreende-se, a essa luz, que ele corra um risco acrescido de não
reembolso: donde o regime na insolvência e a nulidade das garantias reais que os assegurem.
Também aqui haverá que inscrever a álea do momento do reembolso, quando não tenha sido
estipulado. No tocante à natureza: está-se em face de um contrato típico e nominado, a
inscrever no atlas jurídico como um mútuo especial de escopo. Podemos ir um pouco mais
longe. O contrato de suprimento só é possível quando celebrado entre um sócio e a sociedade
na qual ele tenha uma posição. Sendo assim, ele inscreve-se na organização societária em
jogo, mais precisamente na sua vertente financeira. Opera uma lógica de coligação de
contratos: sociedade/suprimento. Materialmente, estamos perante um contrato de Direito
das sociedades, com tudo o que isso implica em termos regulativos e valorativos: um ponto
importante na explicitação do seu regime.

§20.º - O direito à informação

Generalidades: o direito à informação constitui um dos pontos básicos que compõem,


em geral, a situação jurídica dos sócios. Ele está genericamente consagrado no artigo 21.º,
n.º1, alínea c) CSC. A Parte Geral não pormenorizou o exercício desse direito: oficialmente
por ele depender, na efetivação, do concreto tipo de sociedade em jogo, o que remete a
matéria pra a Parte Especial. Há, na verdade, algumas especificidades regulamentares,
embora nos pareça que todo o regime geral deveria ter sido vertido na primeira parte do
Código. No Código, o legislador foi levado a, à matéria da informação, dispensar latos
desenvolvimentos, de teor, por vezes mesmo, regulamentar. Os diversos anteprojetos
convergiram no aprontamento de preceitos alargados, numa atuação que passaria ao projeto
e ao Código definitivo. As razões científicas e histórico-culturais que levaram ao atual estado

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de coisas são compreensíveis. Todavia, há que, sobre elas, fazer atuar a Ciência do Direito.
Embora tecnicamente configurado como um direito subjetivo, com tudo o que isso implica,
o direito à informação insere-se num universo de Direito das sociedades. Por certo que se
SQ
visa, sempre, o bem estar patrimonial e moral das pessoas (seres humanos): mas em modo
coletivo. Este ponto deve acompanhar a interpretação e a aplicação das normas em presença.
As informações e a sua prestação: o direito dos sócios à informação consta do artigo
214.º CSC. Este preceito surge, como uma amálgama de princípios gerais, de regras
específicas e de precisões: bem poderia ter sido simplificado e desdobrado. A regra básica
surge no artigo 214.º, n.º1 CSC, que desdobra:
277
 Os gerentes que devem prestar a qualquer sócio que o requeira informação verdadeira,
completa e elucidativa sobre a gestão da sociedade;
 E bem assim facultar, na sede social, a consulta da respetiva escrituração, livros e
documentos.
Vamos ver. O direito assiste a qualquer sócio ou ao usufrutuário quando, por lei ou
convenção, lhe caiba exercer o direito de voto (artigo 214.º, n.º8 CSC). Não fica excluído o
sócio-gerente, desde que se trate de elementos a que não tenha tido acesso, num ponto que
já suscitou controvérsia: injustificada. Em compensação, tal direito não assiste ao cônjuge do
sócio que não tenha essa qualidade. O sócio que requeira informação deve estar devidamente
identificado. Também se entende que o esquema do artigo 214.º CSC não pode ser usado
pela sociedade contra os sócios. O final do artigo 214.º, n.º1 CSC, à semelhança do artigo
181.º, n.º1 CSC relativo às sociedades em nome coletivo, permite que a informação seja
pedida por escrito, devendo ser dada em conformidade. Compreende-se que pedidos
repetidos de informação escrita venham perturbar o normal funcionamento da sociedade.
Por isso, o artigo 214.º, n.º2 CSC admite que o direito à informação seja:
«(...) regulamentado no contrato de sociedade, contanto que não seja impedido o seu exercício
efetivo ou injustificadamente limitado o seu âmbito».
A lei vai mais longe, especificando que não pode ser excluído esse direito (designadamente)
quando:
 Para o seu exercício for invocada suspeita de práticas suscetíveis de fazer incorrer o
seu autor em responsabilidade, nos termos da lei;
 A consulta tiver por fim julgar a exatidão dos documentos de prestação de contas ou
habilitar o sócio a votar em assembleia já convocada.
Estamos perante um garantismo que não se explica à luz do Direito Privado. O direito à
informação não pode ser excluído: ponto assente. Mas a sua regulamentação no pacto social
– onde se lida com direitos disponíveis! – pode ser efetiva: é evidente que nada custa alegar
suspeitas de responsabilidade do autor de quaisquer atos ou invocar a possível inexatidão de
documentos para, em contínuo, tudo devastar. Os preceitos devem ser interpretados à luz
do favor societatis e numa perspetiva de efetiva substancialidade das situações. O artigo 214.º,
n.º3 CSC permite pedidos de informação:
 Sobre atos já praticados;
 Sobre atos esperados, quando estes sejam suscetíveis de fazer incorrer o seu autor
em responsabilidade, nos termos da lei.
Tomando estes preceitos à letra, todavia, toda a atividade futura ou projetada (mesmo
eventual) teria de ser comunicada. Valem as presunções acima feitas sobre o primado do

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modo coletivo e a necessidade de interpretação restritiva desta matéria. Quanto à consulta


da escrituração, livros ou documentos: ela deve ser feita pessoalmente pelo sócio, que pode
ser assistido por um ROC ou por um perito, bem como usar a faculdade do artigo 576.º CC
SQ
pode tirar cópias ou fotografias). Explica a jurisprudência (bem) que a sociedade pode
certificar-se das qualidades do pretenso ROC ou perito, procedendo à sua identificação; mas
não pode exigir deles, uma declaração de responsabilização como condição de acesso à
consulta solicitada. Nas mesmas e referidas condições pode o sócio inspecionar os bens
sociais (artigo 214.º, n.º5 CSC). Na conformação do dever de informação, devemos ainda ter
em conta as suas finalidades. Ele visa proteger os interesses dos sócios. Mas além disso,
protege ainda os interesses dos trabalhadores e dos credores, assegurando a findedignidade
278
das contas. Trata-se, em suma, de um esquema geral que melhor assegura o efetivo e correto
funcionamento das sociedades, providenciando o próprio autocontrolo dos gerentes.

A recusa justificada: o pedido de informação pode ser recusado, desde que, para tanto,
haja justificação. O artigo 215.º, n.º1 CSC admite três ordens de razões, a que poderemos
acrescentar uma quarta. Assim e principiando por esta:
 Razões de praticabilidade;
 Razões derivadas do disposto no contrato de sociedade;
 Receio de utilização da informação para gins estranhos à sociedade e com prejuízo
desta;
 Violação do segredo imposto por lei para tutela de terceiros.
Raúl Ventura invoca a taxatividade do artigo 215.º, n.º1 CSC. Não vemos porquê: a
informação é um direito disponível, que deve ser articulado com outros princípios e direitos,
maxime na lógica do artigo 335.º CC. Além disso, o direito à informação nada pode contra a
natureza das coisas. Assim, a informação será recusada (aina que temporariamente) se o
próprio gerente a ela não tiver acesso, se ele estiver impedido de a ela aceder (de férias ou
em serviço) ou se, estando ao serviço da sociedade, ele não puder, de todo, interromper a
tarefa. As restantes três razões estão elencadas no artigo 215.º, n.º1 CSC. O contrato de
sociedade deve ser acatado. A própria lei como que convida à sindicância da legalidade do
contrato; todavia, desde que o direito não seja excluído, teremos de entender (para mais, no
domínio comercial!) que os contratos devem ser cumpridos. E mesmo na hipótese da sua
invalidade, haverá que ponderar os cenários do venire contra factum proprium: o sócio
compromete-se, por contrato, a exercer o seu direito à informação em certos moldes e,
depois, invoca a ilegalidade do pactuado para venire contra o acordado. O receio da utilização
de informações para fins estranhos à sociedade e com prejuízo desta deve ser apreciado em
termos objetivos, segundo as regras da experiência comum. De todo o modo, será sempre
causa de receio o facto de a informação pretendida ser manifestamente inútil, para os
interesses do sócio requerente. A violação do segredo imposto por lei para tutela de terceiros
é, sempre, uma razão absoluta de recusa de informação. Resta acrescentar que lei é, aqui, o
Direito: pode resultar de lei expressa, de princípios gerais ou de instrumentos contratuais,
existentes em relação ao terceiro protegido. Finalmente, o direito à informação é, como
qualquer posição jurídico-subjetiva, suscetível de abuso (artigo 334.º CC). No seu exercício,
ele não pode contraditar a confiança legítima, nem a materialidade subjacente. Perante
situações de abuso, o exercício deve cessar. E em face delas, a recusa é justificada. Em
compensação, o mero conflito de interesses, que impeça o sócio de votar, não bloqueia o
direito à informação do interessado.

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Sanções pela não-prestação e pelo abuso de informação: a recusa de


informação ao sócio, quando injustificada, dá azo a determinadas sanções. Assim: SQ
 É fundamento de anulação de deliberações sociais (artigo 58.º, n.º1, alínea c) CSC);
 Pode dar azo a convocação da assembleia geral, para que a informação negada seja
prestada ou para que a informação falsa seja corrigida (artigo 215.º, n.º2 CSC);
 Permite ao sócio atingido ao tribunal um inquérito judicial (artigo 216.º CSC);
 Faculta o direito à indemnização por todos os danos (artigos 798.º e 483.º, n.º1 CC).
Quanto ao inquérito, diz-nos a jurisprudência:
 Quer faltando normas adjetivas sobre a forma de exercer o direito à informação, há 279
que recorrer às que regulem casos análogos, como os dos artigos 1048º, n.º3, 1049.º,
n.º1, 986.º, n.º1 e 293.º CPC29;
 Que ele compete no caso de recusa ou de oposição à informação;
 Que ele não pode ser usado para consultar os livros da sociedade ou a sua escrituração;
 Que ele é acessível ao sócio-gerente;
 Que o requerente de inquérito deve expor os motivos do mesmo e indicar os factos
que lhe interessa averiguar;
 Que ele não pode ter lugar no caso de falta de aprovação de contas;
 Que impede sobre o requerente o ónus da prova de recusa ilícita de informação ou
da sua prestação falsa, incompleta ou não elucidativa;
 Que ele pode ser intentado, também, contra o sócio-gerente.
Estamos numa zona na qual a casuística judicial assume um papel de relevo. No direito à
indemnização, há que computar toda uma série de danos, caso se verifiquem. Assim, temos:
 Danos emergentes: privado de informação, o sócio não pôde dispor de determinadas
vantagens ou tomou decisões erradas;
 Lucros cessantes: uma projeção, no futuro, da situação criada;
 Maiores despesas: a recusa de informação obrigou o sócio a novas diligências, a
contratar advogados e contabilistas e a perder tempo;
 Danos morais: uma recusa, ad nutum, de informação é uma afronta que pode afetar a
integridade moral e o bom nome e reputação do visado.
O abuso de informação, por parte do sócio interessado, dá também lugar a diversas sanções.
Temos (artigo 214.º, n.º1 CSC):
 A responsabilidade civil;
 A exclusão.
Quanto à responsabilidade civil: devem ser indemnizados todos os danos, patrimoniais
(emergentes, incluindo maiores despesas e lucros cessantes) e morais: a própria sociedade
tem o direito ao bom nome e à reputação. A indemnização pode ser em espécie, nos termos
gerais. A exclusão (artigo 241.º, n.º1 CSC) cabe na medida em que o abuso de informação
implique uma quebra grave do pacto social. Muitas vezes o abuso de informação anda
associado a outras violações: do bom nome, do sigilo, de elementos comerciais ou industriais
tutelados e, em qualquer caso, do dever de lealdade e de correção para com os sócios e a
sociedade. Tudo isso deve ser ponderado na deliberação de exclusão.

29 Alteramo-los para o Código atual (de 2013)

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SQ
§21.º - Direito aos lucros

Princípio geral; aplicação: o direito aos lucros integra, como elemento essencial, o
status de sócio. Ele vem referido com ênfase, no artigo 21.º, n.º1, alínea a) CSC, surgindo
ainda como elemento essencial do contrato de sociedade, no artigo 980.º, in fine CC.
Recordamos que, de acordo com a técnica comum relativa aos direitos dos sócios, cumpre
distinguir entre direitos abstratos e direitos concretos: os direitos abstratos correspondem a 280
posições potencialmente favoráveis que podem surgir na esfera dos sócios, mercê da
titularidade da posição social; os direitos concretos traduzem a concretização dessas posições,
depois de verificados os respetivos requisitos. Apenas neste último caso surgem verdadeiros
direitos subjetivos. Pois bem, todo o sócio tem, pela própria natureza da situação em que se
encontra imerso, um direito abstrato a lucros; concretamente, tal direito só surgirá na
sequência de um procedimento abaixo referido. Ainda em sede geral, recordamos a proibição
tradicional dos pactos leoninos (artigo 22.º, n.º3 CSC). Nas sociedades por quotas, a matéria
dos lucros surge versada no artigo 217.º, segundo o qual:
 Deve ser distribuída aos sócios metade do lucro de exercício que, nos termos desta
lei, seja distribuível;
 Salvo diferente cláusula contratual;
 Ou salvo deliberação tomada por maioria de três quartos dos votos correspondentes
ao capital social em assembleia geral para o efeito convocada.
Nos termos gerais, o pacto social pode afastar a regra da lei estipulando, por exemplo, que
cabe à sociedade, por maioria simples, deliberar a não distribuição de lucros. A deliberação
que, fora do que a lei permita, não proceda à distribuição de lucros, é anulável. A noção de
lucros distribuível vem-nos do artigo 33.º CSC. à partida, o lucro será a diferença entre os
proveitos e os custos: existirá na medida em que os primeiros sejam superiores aos segundos.
Isto posto, não são distribuíveis, dos lucros do exercício (artigo 33.º, n.º1 CSC):
 A parcela necessária para cobrir prejuízos transitados;
 A parte destinada a formar reservas impostas por lei ou pelo contrato de sociedade.
Além disso, não podem ser distribuídos lucros do exercício (artigo 33.º, n.º2 CSC):
 Enquanto as despesas de constituição, de investigação e de desenvolvimento não
estiverem completamente amortizadas;
 Exceto se o montante das reservas livres e dos resultados transitados for, pelo menos,
igual ao dessas despesas não amortizadas.
Quanto às reservas: determina o artigo 33.º, n.º3 CSC que não possam ser distribuídas aquelas
cuja existência e cujo montante não constem, expressamente, do balanço (artigo 33.º, n.º3
CSC). Na deliberação visada devem ser expressamente mencionadas quais as reservas
distribuídas, no todo ou em parte, quer isolada quer juntamente com os lucros de exercício
(artigo 33.º, n.º4 CSC).

O procedimento: apurada a existência e a disponibilidade de lucros, tudo depende de


uma deliberação social que determine a sua distribuição. Como vimos, ela não é obrigatória:
pode ser dispensada, em geral, pelo pacto social ou, ano a ano, por uma deliberação social

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adotada pela maioria qualificada de ¾; na falta de algum destes pontos, 50% dos lucros de
exercício são distribuíveis. Deliberada a atribuição dos lucros, recordamos que a sua
distribuição pelos sócios, salvo cláusula em contrário, deverá ser feita na proporção dos SQ
valores nominais das respetivas quotas de capital (artigo 22.º, n.º1 CSC). Posto isto:
 O crédito dos sócios à sua parte nos lucros vence-se decorridos 30 dias sobre a
deliberação de distribuição (artigo 217.º, n.º2, 1.ª parte CSC);
 Salvo diferimento consentido pelo sócio (artigo 217.º, n.º2, in medium CSC),
entendendo-se: diferimento pelo período que este admitir;
 Os sócios podem contudo, com fundamento na excecional situação da sociedade,
alargar o diferimento até aos 60 dias (artigo 217.º, n.º2, 2.ª parte CSC). 281
Reserva legal: no universo das reservas, cabe distinguir a legal das facultativas, também
ditas complementares ou extraordinárias. A reserva legal é imposta e regulada por lei. Trata-
se de um instituto originário das sociedades anónimas. O artigo 218.º, n.º1 CSC considera
obrigatória a constituição de uma reserva legal. O seu n.º2 remete para os artigos 295.º e
296.º CSC, próprios das sociedades anónimas. Salvo quanto ao limite mínimo da reserva legal:
nunca inferior a 2500€. A dogmática das reservas melhor fica explanada no domínio das
sociedades anónimas.

§22.º - A exoneração e a exclusão

Generalidades: a sociedade assenta no correspondente contrato. Deste promanam


relações duradouras, que adstringem os sócios, uns perante os outros e em termos complexos:
todos encabeçam direitos e obrigações que, no seu conjunto, dão azo a um status denso,
destinado a prolongar-se no tempo. A relação não se extingue pelo cumprimento. Pelo
contrário: ela reforça-se, segregando, com o decorrer da sua execução, novos deveres
assentes na confiança. Dominado pela autonomia privada, o próprio contrato de sociedade
pode prever a sua duração (artigo 141.º, n.º1, alínea a) CSC). Indo mais longe, dever-se-ia
desde logo conceder que, no pacto social, se pudesse estipular quanto à exoneração dos
sócios – isto é, quanto à sua saída voluntária – e quanto à exclusão dos mesmos – ou seja:
quanto à sua irradicação da sociedade, independentemente de qualquer concordância do
visado. A saída de um sócio, por exoneração ou por exclusão, coloca diversos problemas,
mesmo quando legitimada pelo contrato social. A posição jurídica de sócio envolve direitos
e deveres. A sua supressão ad nutum pode traduzir a expropriação do sócio ou/e a amputação
de fatores relevantes para a sociedade e para os seus credores. Há que pensar e que
providenciar sobre tudo isso. A problemática mais se complica perante a figura da exclusão.
Pode ainda suceder que o pacto social seja omisso: nada dizendo quanto à saída de sócios,
na constância da sociedade. A lei poderá dispor sobre o tema. Nessa eventualidade,
agudizam-se os problemas derivados da liberação do sócio perante os seus deveres e da
compensação a que tenha direito pela amputação das suas posições ativas. Nos
ordenamentos omissos, houve que, na base dos princípios gerais, construir fundamentos
justificados para a saída dos sócios. Terá de haver uma saída para o sócio que – por exemplo
– sistematicamente contunda com os interesses da sociedade a que pertença e, logo, com os
interesses dos seus parceiros. O Código das Sociedades Comerciais não regulou, na Parte
Geral, a exoneração e a exclusão dos sócios. Dispensou algumas regras quanto às sociedades

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em nome coletivo (artigos 185.º e 186.º CSC) e quanto às sociedades por quotas (artigos
240.º a 242.º CSC): fica a lacuna nas anónimas, numa problemática difícil de reduzir: serão
aí, possíveis, a exoneração e a exclusão e sendo-o, em que base? Recordemos que, para as
SQ
sociedades civis puras, legem habemus: artigos 1002.º e 1003.º CC. De todo o modo, a
regulamentação sobre exoneração e exclusão de sócios, elaborada a propósito das sociedades
por quotas, é paradigmática. Nesse domínio coloca-se a maioria da jurisprudência e boa parte
daas doutrinas portuguesas e alemã. Em Itália, o problema é exposto e debatido a propósito
das sociedades simples – as nossas sociedades civis sob forma civil. Para além destes aspetos
de feição prática, a exoneração e a exclusão de sócios colocam temas importantes de
construção jurídico-científica. Num contrato de sociedade, particularmente estando em causa
282
sociedades de pessoas, as diversas posições erguem-se intuitu personae. As situações não são
intermutáveis: a saída de uma pessoa envolve a cessação da realidade preexistente. Ao longo
da História registou-se uma evolução: para uma visão inicial muito personalista qualquer
modificação nos sócios poria em causa a subsistência da sociedade; mais tarde, as conceções
de tipo institucionalista e de feição empresarial, vieram apurar a hipótese de uma realidade
de conjunto capaz de subsistir, mesmo perante as alterações subjetivas no corpo social. O
problema não é apanágio do Direito das sociedades. O vínculo obrigacional clássico (artigo
397.º CC) também era inseparável das pessoas do credor e do devedor. Mais tarde, a
patrimonialização do Direito Civil levou à objetificação das obrigações as quais, sem quebra
de identidade e respeitando certos requisitos, podem circular no espaço jurídico. Nesse plano,
haverá que procurar as raízes últimas dos fenómenos da exoneração e da exclusão de sócios.
Base justificativa: quanto à base justificativa de exonerações ou de exclusões assentes
em motivos justificados, temos toda uma articulação a considerar. Ainda que sem
preocupações de reconstrução histórica rigorosa, podemos apontar uma sucessão de teorias:
 Taxatividade legal: arranca da ideia subjacente de que não é possível, numa
sociedade comercial de pessoas, uma saída de um sócio. Tal saída seria, porém, de
encarar em situações taxativamente previstas na lei, com um sentido publicistico e
visando a tutela da realidade empresarial. De facto, a lei compreende, por vezes,
causas legais de exoneração e de exclusão. Mas nem sempre: em certos ordenamentos,
como o alemão, há que avançar na base da doutrina enquanto noutros – o nosso! –
as exonerações legais devem ser complementadas. Além disso, a existência de causas
legais de exoneração ou de exclusão é admissível à luz de valores estruturalmente
privados e para defesa das posições das pessoas: pense-se nos casos de resolução de
arrendamento por iniciativa do senhorio. A taxatividade legal é redutora e acaba por
não cumprir a função explicativa que se lhe pede.
 Preservação da empresa: impor-se-ia, nalgumas leituras mais vincadamente
institucionalistas, como um valor em si, dotado de jurídico-positividade. Daí
resultaria que as sociedades, independentemente de um expresso (e taxativo)
desenvolvimento legal, teriam o poder de sancionar os sócios cuja conduta viesse a
mostrar-se prejudicial para o ente coletivo. Esta orientação não é hoje sufragável. Ela
assenta numa ideia de institucional extrema irrealista: as sociedades, na generalidade,
não correspondem a quaisquer empresas. E quando correspondam: estas não detêm
nenhuma soberania. Além disso, o interesse da empresa (ou o da sociedade) acaba,
sempre, por se reconduzir ao interesse dos sócios. Finalmente: a dogmatização do
poder disciplinar privado levanta uma série de dificuldades: não vemos vantagem em
importá-lo para o Direito das sociedades, tanto mais que os regimes não coincidem.

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 Incumprimento contratual: reconduz a exoneração ou a exclusão dos sócios à


figura da resolução do contrato pela inexecução da outra parte. Temos aqui o núcleo
duro das doutrinas ditas contratualistas, dominantes em Itália, após o Código Civil
SQ
de 1942. No âmago: a sociedade é entendida como um contrato, a cumprir até ao fim,
salvo cláusula em contrário ou salvo incumprimento do outro lado. A partir daqui,
há várias articulações possíveis, acentuando alguns autores que, na realidade, está em
jogo o interesse privado dos sócios. Trata-se de uma opção bem presente na nossa
doutrina. Adiante tomaremos posição. Não nos parece, todavia, que se possa colocar
num mesmo plano a dissolução total e a dissolução limitada a um sócio (exoneração
ou exclusão): são realidades diferentes, que passam por regimes próprios distintos. A 283
recondução da exoneração e da exclusão do sócio às consequências de
incumprimentos contratuais, com especial focagem na resolução que eles
possibilitam, não é convincente. Desde logo, é patente que a resolução põe termo ao
contrato, enquanto a exoneração ou a exclusão não o fazem: ou haveria dissolução e
liquidação. De seguida: a resolução assenta num incumprimento, enquanto a
exoneração e a exclusão podem ter outras causas. Finalmente: as explicações
contratualistas tornam-se artificiais, sobretudo perante sociedades em que o elemento
pessoal esteja mais ténue. O pacto social, embora fruto da autonomia privada, tem
um sentido normativo geral. Por isso, a sua interpretação fica mais próxima da da lei
do que da dos negócios jurídicos.
 Inexigibilidade da manutenção do status por ponderação perante o sistema:
tem a vantagem de absorver as soluções contratualistas, indo para além delas. à
partida – e esse é um mérito do institucionalismo, que não deve ser desconsiderado
– fica claro que ambos os conceitos servem a continuação da sociedade, prevenindo
a sua dissolução. Indo mais longe: ambos abrem num universo em que se tornou
inexigível, seja ao sócio (exoneração), seja à sociedade (exclusão), a manutenção,
relativamente a certo sujeito, da situação de sócio ou, se se preferir, do seu status.
Trata-se de matéria que exige um suplemento de justificação nos ordenamentos
omissos (como o alemão). No nosso, felizmente, o problema não se põe. A
inexigibilidade em causa deve ser ponderada à luz do sistema. Temos, como vias da
sua concretização:
i. A previsão contratual, que exprime o importante vetor da autonomia privada;
ii. As previsões legais específicas, que dão corpo (em regra) aos valores da
lealdade e da confiança;
iii. Conceitos indeterminados, que permitem concretizar, mesmo na falta de lei
expressa, esses mesmos valores.
De facto, não é a violação do contrato de sociedade que permite, ao outro lado, reagir
com a exoneração ou a exclusão; os inerentes direitos surgem perante uma
ponderação mais alargada do sistema, com uma especial valoração no sentido da
manutenção da sociedade, mas sem a exigência da conservação de certo status de
sócio.
A exoneração de sócios: a exoneração de um sócio é o efeito do exercício, por ele, de
um direito potestativo de fazer cessar, unilateralmente, aquela sua qualidade. O Código Civil,
no seu artigo 1002.º CC, veio introduzir formalmente a figura da exoneração. Esta era
possível: a todo o tempo, não havendo prazo para a sociedade; havendo-o: quando ocorresse
justa causa. O Código das Sociedades Comerciais acabou por fixar um esquema assaz
complexo de exoneração. Assim, ele veio:

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 Consagrar, na Parte Geral, esquemas de exoneração aplicáveis (logicamente) aos


diversos tipos de sociedade;
 Inserir, no tocante às sociedades em nome coletivo e às sociedades quotas,
SQ
fundamentos específicos de exoneração;
 Sendo que tudo isso poderia ter de ser conjugado, havendo lacuna, com os esquemas
de exoneração previstos no Código Civil e que têm aplicação subsidiária.
Quanto à Parte Geral, cumpre referir:
 Artigo 3.º, n.º6, 2.ª parte CSC: havendo transferência de sede para o estrangeiro, os
sócios que não a tenham votado podem exonerar-se da sociedade, devendo notificá-
la no prazo de 60 dias após a publicação da referida deliberação; 284
 Artigo 45.º, n.º1 CSC: nas sociedades por quotas, anónimas e em comandita por
ações, o erro, o dolo e a coação e a usura podem ser invocados como justa causa de
exoneração pelo sócio atingido, desde que se verifiquem as circunstâncias que
permitiriam a anulação civil do negócio;
 Artigo 105.º, n.º1 CSC: no caso de fusão, pode o pacto social prever um direito à
exoneração do sócio que, com ela, não tenha concordado: evidentemente, aqui, tudo
depende do pacto;
 Artigo 120.º CSC: manda aplicar, entre outros, o artigo anterior, à cisão;
 Artigo 137.º, n.º1 CSC: havendo transformação de sociedades, os sócios que não
tenham votado favoravelmente a competente deliberação podem exonerar-se da
sociedade, declarando-o por escrito, nos 30 dias seguintes à publicação da deliberação;
 Artigo 161.º, n.º5 CSC: na sociedade em liquidação e iniciada a partilha, havendo
uma deliberação de regresso à atividade, pode exonerar-se o sócio cuja participação
fique relevantemente reduzida em relação à que, no conjunto, anteriormente detinha,
recebendo a parte que pela partilha lhe caberia.
Temos, nalgumas destas situações, regimes diferenciados: um ponto a conferir caso a caso.
Além disso, embora sem referir um direito de exoneração, o Código continha hipóteses que
redundam no mesmo:
 Artigo 490.º, n.º5 e 6 CSC: o sócio de uma sociedade dominante pode exigir a
compra das suas quotas ou ações;
 Artigo 499.º, n.º1 e 2 CSC: numa situação de subordinação, o sócio livre pode optar
pela venda das suas quotas ou ações à sociedade diretora.
O artigo 240.º CSC reporta-se à exoneração do sócio nas sociedades por quotas. O n.º1 prevê
três possibilidades:
 Exoneração nos casos previstos na lei: ficam abrangidas as situações tratadas na Parte
Geral e de que acima demos breve nota; além disso, incluem-se outras hipóteses de
exoneração referidas, de modo avulso, na parte relativa às sociedades por quotas;
temos:
 Exoneração de sócio de sociedade cujo pacto proíba a cessão de quotas, uma vez
decorridos dez anos sobre o seu ingresso na sociedade (artigo 229.º, n.º1 CSC);
 Atribuição, pelo contrato de sociedade e ao sócio, do direito à amortização da quota:
aplica-se o disposto sobre a exoneração de sócios (artigo 232.º, n.º4 CSC);
 Exoneração nas situações figuradas no contrato: podem as partes, ao abrigo da sua
autonomia privada, criar novas hipóteses de exoneração; todavia, elas terão de se
conter nas margens do artigo 240.º, n.º6 CSC: não pode haver exoneração pela

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vontade arbitrária do sócio; o contrato social terá, pois, de remeter para factos aos
quais, razoavelmente, se possa atribuir a natureza de justa causa;
 Exoneração quando, contra o voto expresso do sócio em jogo, tenha sido deliberado SQ
(artigo 240.º, n.º1, alínea a) CSC):
i. Um aumento de capital a subscrever total ou parcialmente por terceiros;
ii. A mudança do objeto social;
iii. A prorrogação da sociedade;
iv. A transferência da sede para o estrangeiro;
v. O regresso à atividade da sociedade dissolvida;
 Exoneração quando, havendo justa causa de exclusão de um sócio, a sociedade não 285
deliberar excluí-lo ou não promover a sua exclusão judicial (artigo 240.º, n.º1, alínea
b) CSC).
Perante a exoneração levada a cabo por um sócio, o Direito deve compatibilizar interesses
contrapostos. A posição social de que se vai abdicar tem um valor intrínseco: não pode deixar
de ser atribuída, ao sócio em saída, uma compensação. Mas a sociedade poderá não estar em
condições imediatas de a pagar. Tudo isso deverá ser solucionado através de um adequado
procedimento de exoneração, fixado no artigo 240.º, n.º2 e 3 CSC. Assim:
 O processo de exoneração só pode iniciar-se se, além dos competentes pressupostos,
estiverem inteiramente liberadas todas as quotas do sócio em jogo (artigo 240.º, n.º2
CSC);
 O sócio que queira exercer o direito à exoneração deve, nos 90 dias subsequentes ao
conhecimento do facto que lhe atribua tal faculdade, declarar por escrito, à sociedade,
a sua intenção de se exonerar (artigo 240.º, n.º3, 1.ª parte CSC); naturalmente, a
declaração deve ser justificada;
 Recebida a declaração, deve a sociedade, no prazo de 30 dias e em alternativa (artigo
240.º, n.º3, 2.ª parte CSC):
i. Ou amortizar a quota;
ii. Ou adquiri-la;
iii. Ou fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro;
 Se nada fizer, pode o sócio de saída requerer a dissolução judicial da sociedade (artigo
240.º, n.º3, in fine CSC; seguir-se-á, então, o disposto no artigo 144.º, n.º1 e 3 CSC.
Note-se que a amortização da quota implica a extinção desta (artigo 232.º, n.º2 CSC); a
aquisição pela sociedade conduz a uma situação de quota própria (artigo 220.º CSC); fazê-la
adquirir por sócio ou terceiro equivale à angariação do competente negócio. A opção
compete apenas à sociedade, ainda que ela tenha depois de respeitar as consequências
correspondentes ao que escolheu. A contrapartida a pagar ao sócio de saída envolve as
seguintes proposições:
 Ela é calculada nos termos do artigo 105.º, n.º2 CSC, com referência à data em que
o sócio declare à sociedade a sua intenção de se exonerar (artigo 240.º, n.º5 CSC); o
artigo 105.º, n.º2 CSC remete, por seu turno, para o artigo 1021.º CC: o valor da
quota é fixado com base no estado da sociedade à data em que ocorreu ou produziu
efeitos o facto determinante da liquidação;
 O pagamento é fracionado em duas prestações a efetuar dentro de 6 meses e um ano,
respetivamente, a contar do momento em que o montante esteja, em definitivo,
fixado (artigo 235.º, n.º1, alínea b) ex vi artigo 240.º, n.º5 CSC).
Pode haver perturbações no pagamento. A lei dispõe para essa eventualidade. Assim:

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 Se a sociedade optar pela amortização, mas não a puder levar a cabo por via do artigo
236.º, n.º1 CSC (a situação líquida da sociedade, depois de satisfeita a contrapartida
da amortização, não pode ficar inferior à soma do capital e da reserva legal, a não ser SQ
que delibere simultaneamente a redução do capital), pode o sócio de saída (artigo
240., n.º6 CSC):
i. Ou esperar pelo pagamento;
ii. Ou requerer a dissolução da sociedade, por via administrativa.
 Se se optar por uma aquisição da quota por sócio ou por terceiro e o adquirente da
quota não pagar tempestivamente o pagamento cabem, ao sócio de saída, essas
mesmas hipóteses, sem prejuízo de a sociedade o poder substituir, verificado o 286
disposto no artigo 236.º, n.º1 CSC: os pressupostos da amortização (artigo 240.º CSC).
Todo este regime permite entender porque não há uma total liberdade de exoneração, mesmo
quando se pretendesse estabelecê-la pelo contrato social. A saída voluntária de um sócio
pode colocar a sociedade por quotas numa situação muito séria: uma marcada
descapitalização ou, até, a dissolução. Estamos perante uma sociedade com uma forte
vertente de capitais, oponível a terceiros e que deve inspirar confiança. O Direito visa a sua
solidez e a sua continuidade. Os interessados, antes de constituírem uma sociedade por
quotas, particularmente quando nela pretendam colocar uma parte significativa dos seus
haveres, devem ponderar todas as hipóteses de desavenças com os restantes sócios: seja em
vida de todos, seja no plano dos respetivos herdeiros. Particularmente delicado é o recurso à
sociedade por quotas para eternizar as heranças indivisas: uma fonte de litígios complicada,
uma vez que a comunhão não pode cessar, depois, a não ser em casos estritos. Haverá que
procurar saídas estatutárias no plano das causas de dissolução.

A exclusão de sócios: a exclusão do sócio é o ato e/ou o efeito que envolvem a perda
da participação que o visado tenha na sociedade, perda essa que opere sem o seu
consentimento. Trata-se de uma medida delicada, que envolve a supressão de uma posição
patrimonial privada e que não pode operar sem uma razão ponderosa e sem uma
compensação adequada. A exclusão do sócio por quotas aparece, designadamente, nos
preceitos seguintes:
 Artigo 204.º, n.º1 e 2 CSC: exclusão do sócio remisso que, interpelado, não realize,
no prazo legal, a entrada a que se encontre obrigado;
 Artigo 212.º, n.º1 CSC: idem, quanto ao sócio que não efetue as prestações
suplementares que lhe caibam;
 Artigo 214.º, n.º6 CSC: o sócio que abuse da informação e prejudique injustamente
a sociedade e os outros sócios é responsável e fica sujeito à exclusão.
Quanto às previsões gerais: regem os artigos 241.º e 242.º CSC. O artigo 241.º CSC é,
fundamentalmente, um preceito de enquadramento. O n.º1 fixa a possibilidade de exclusão
e distingue:
 A exclusão prevista na lei: é a referida nos artigos 204.º, n.º1, e 2, 212.º n.º1 e 214.º,
n.º6 CSC e, ainda, a cláusula geral do artigo 242.º, n.º1 CSC;
 A exclusão prevista no contrato: terá a ver com aspetos relativos à pessoa do sócio
(insolvência, desinteresse ou outras condutas similares) ou com o seu
comportamento (mau desempenho ou concorrência, tudo como exemplos). A
doutrina retira que não podem os estatutos prever uma exclusão por maioria
arbitrária: ad nutum. Realmente, assim é. Mas por razões precisa:

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i. O sócio não pode renunciar antecipadamente aos seus direitos (artigo 809.º
CC);
ii. Não pode, igualmente, doar bens futuros (artigo 942.º, n.º1 CC).
SQ
O Direito das sociedades comerciais não deve enjeitiar o núcleo fundamental do
Direito Privado. Para além desses aspetos, compete às partes fixar os contornos da
justa causa que melhor caiba aos seus interesses.
Na hipótese de exclusão por força do contrato, o artigo 241.º, n.º2 CSC manda aplicar os
preceitos relativos à amortização de quotas. Trata-se de matéria regulada nos artigos 232.º e
seguintes CSC. Recordamos que a amortização dá lugar à extinção da quota (artigo 2232.º,
n.º2 CSC) e que faculta uma compensação equivalente ao valor da liquidação da quota em
287
causa, a pagar em certos termos (artigo 235.º, n.º1 CSC). O artigo 241.º, n.º3 CSC permite
que o contrato de sociedade fixe, para o caso de exclusão, um valor ou um critério diferentes
dos previstos para a amortização de quotas. Os estatutos, com frequência, aproveitam esta
faculdade fixando um valor inferior e por exemplo, 2/3 do que resultaria das regras de
amortização. O que se compreende: a exclusão representa uma sanção por uma conduta que,
além do mais, pode acarretar danos para a sociedade: reais mais difíceis de explicitar. Ora a
cláusula de exclusão tem um sentido de cláusula penal, admitida por via do artigo 810.º, n.º1
CC. Todavia, não pode a fixação estatutária da compensação devida pela exclusão cifrar-se
em montantes irrisórios ou não significativos. Em tal eventualidade, estar-se-ia a cair
novamente na proibição do artigo 809.º CC ou na da proibição de doação de bens futuros,
resultante do artigo 942.º, n.º1 CC. A lei parece ainda distinguir entre a exclusão por
deliberação social e a exclusão por decisão judicial.

A exclusão judicial: o artigo 242.º CSC prevê a exclusão judicial do sócio por quotas.
Subjacente estará, pois, uma contraposição entre a exclusão societária, deliberada pelos
sócios e a judicial, a decretar pelo juiz. O critério será o seguinte:
 Cabe exclusão societária quando se esteja perante um facto concreto a que a lei
associe a exclusão ou a que o contrato ligue a essa mesma consequência;
 Cabe exclusão judicial sempre que nos encontremos no âmbito da cláusula geral do
artigos 242.º, n.º1 CSC.
Entendeu o legislador que, perante a vaguidade dessa cláusula, melhor ficaria a apreciação
judicial do problema. Segundo o artigo 242.º, n.º1 CSC, pode ser excluído por decisão judicial
o sócio que, pelo seu comportamento desleal ou gravemente perturbador do funcionamento
da sociedade, lhe tenha causado ou possa vir a causar-lhe prejuízos relevantes. Este preceito
representa um grande avanço jurídico-científico Na concretização da fórmula geral do artigo
242.º, n.º1 CSC, temos a observar as seguintes situações justificativas da exclusão por
comportamento desleal ou gravemente perturbador:
 Um sócio com conhecimentos importantes a respeito da empresa, coloca tais
atributos ao serviço da concorrência e, ainda por cima, incita os funcionários da
sociedade à deserção; além disso, não se exige um prejuízo efetivo, mas apenas a
capacidade de provocar danos;
 Um sócio, pouco tempo depois da renúncia à gerência da sociedade, começa a vender
os mesmos produtos num seu estabelecimento, a utilizar os catálogos e os preçários
da sociedade e a conquistar-lhe clientes, com prejuízos para ela;
 Um sócio desenvolve uma atividade concorrencial com a da sociedade, procurando
angariar mercado através da utilização de meios técnicos e do know how da própria
sociedade;

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 A apreciação a fazer deve ser feita sem se tomar em conta a causa justificativa mas,
tão-só, o juízo de gravidade e situação de dano relevante a que conduzir ou pode
conduzir;
SQ
 A exclusão justifica-se quando o interesse social seja posto em causa por um sócio
que, por via da violação das suas obrigações, conduza a resultados ou efeitos que
prejudiquem o fim social.
Como se vê, a deslealdade grave anda, na prática, em torno de questões de sigilo e de
concorrência. Sub-caso interessante é o da sociedade que tenha apenas dois sócios. O artigo
1005.º, n.º3 CC dispõe que, nas sociedades que tenham apenas dois sócios, a exclusão de um
deles só pode ser pronunciada pelo tribunal. O Código das Sociedades Comerciais não tem 288
um preceito equivalente. Mas ele deve inferir-se do sistema. Pelo seguinte:
 Segundo o artigo 246.º, n.º1, alínea c) CSC, depende de deliberação social a exclusão
de sócios;
 De acordo com o artigo 251.º, n.º1, alínea d) CSC, o próprio sócio excluído não pode
votar.
Logo, numa sociedade com apenas dois sócios, a exclusão de um deles seria possível só pela
vontade unilateral do outro: uma solução sem sentido que, não tendo saída legal, encobre
uma lacuna, a integrar, ex artigo 2.º CSC , com recurso ao artigo 1005.º, n.º3 CC. Assim o
entende – e bem – a jurisprudência30. A ação de exclusão deve ser proposta pela sociedade
ou deliberada pelos sócios (artigo 242.º, n.º5 CSC), exceto havendo apenas os dois sócios.
Compete ao autor invocar os factos de onde se retire a causa de exclusão. Além disso, a ação
pode ser acompanhada por um pedido de indemnização pelos prejuízos. Posto isto:
 Dentro dos 30 dias subsequentes ao trânsito em julgado da sentença de exclusão,
deve a sociedade amortizar a quota do sócio, adquiri-la ou fazê-la adquirir, sob pena
de a exclusão ficar sem efeito (artigo 242.º, n.º3 CSC);
 O valor é calculado por referência à data da propositura da ação e pago nos termos
prescritos para a amortização de quotas (artigo 242.º, n.º4 CSC);
 Aplicando-se, caso se opte pela aquisição de quota, pelo disposto no artigo 255.º,
n.º3, 4 e 5, 1.ª parte CSC (artigo 242.º, n.º5 CSC).
Até à amortização da quota, o sócio excluído mantém-se como sócio.

30Ac STJ 9-Dez-1999, Ac. RCb 14-Mar-2000, Ac. RCb 11-Nov-2003, Ac. RPt 2-Nov-2004 e Ac RPt 4-Out-
2005

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Capítulo IV – O Regime das Quotas


SQ
§23.º - Unidade, montante e divisão

O princípio da unidade; outras características: a expressão quota é recorrente,


no domínio das sociedades ora em estudo. Ela pode abranger duas realidades distintas:
289
 A quota de capital, correspondente à expressão monetária da entrada correspondente
a cada sócio;
 A quota de participação, equivalente aos direitos e obrigações sociais do sócio ou, se
se quiser, à representação do seu status social.
Nos artigos 219.º e seguintes CSC, o Código veio fixar diversas regras relativas a quotas. Tem
aí em vista a quota de capital: uma realidade objetivada, especialmente cómoda para talhar
regimes. Pergunta-se, porém, se essa objetivação vai ao ponto de o número de quotas ser
independente da titularidade ou, noutros termos: cada sócio tem uma quota única ou poderá
haver várias quotas? A quota única aproxima-se das sociedades de pessoas, enquanto o
esquema da pluralidade conduz-nos às sociedades anónimas, isto é: das sociedades de capitais.
De acordo com o Direito comparado, há vários sistemas possíveis:
 Sistema da unidade inicial: cada sócio pode subscrever apenas uma quota; se depois
adquirir outra, ambas conservam a sua individualidade;
 Sistema da unidade permanente: cada sócio subscreve uma única quota; se depois
adquirir outra, esta funde-se com a primeira;
 Sistema da pluralidade: cada sócio pode sempre ser titular de várias quotas.
A opção por algumas destas teorias tem consequências práticas: havendo pluralidade, o titular
pode alienar uma das quotas sem ter de proceder a uma prévia divisão; além disso, pode estar
uma quota liberada e outra não, com as consequências daí derivadas. O Código das
Sociedades Comerciais acabaria por optar pelo sistema da unidade inicial da quota de cada
sócio (artigo 219.º, n.º1 CSC), seguida pela pluralidade superveniente das que, depois, viesse
a adquirir (artigo 219.º, n.º4, 1.ª parte CSC). Todavia, o sócio com várias quotas poderia,
proceder à sua unificação, desde que se mostrem reunidos diversos requisitos (artigo 219.º,
n.º4, 2.ª parte CSC):
 Estarem as quotas a unificar integralmente liberadas;
 Não lhes corresponderem, segundo o contrato de sociedade, direitos e deveres
diversos.
O pacto social pode impor ou proibir a unificação das quotas, desde que verificados os
pressupostos legais: matéria disponível . E pela mesma razão, podem dois titulares de quotas
distintas unificá-las, passando a uma situação de contitularidade. A unificação deve ser
reduzida a escrito, devendo ser registada e comunicada à sociedade (artigo 219.º, n.º5 CSC).
O artigo 219.º, n.º6 CSC fica o princípio básico de que a quota de participação é determinada
pela quota de capital, projetada no capital social. O artigo 219.º, n.º7 CSC proíbe a emissão
de títulos representativos das quotas. Trata-se de uma proibição tradicional, pelo menos
nalguns direitos. Ela visa, essencialmente, a proteção geral da confiança: na presença de

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títulos representativos das quotas, particularmente quando negociáveis, o público poderia


esquecer as diversas restrições que impendem sobre a transmissão das quotas.
SQ
O montante: relativamente ao montante das quotas, rege o artigo 219.º, n.º3 CSC, do qual
podemos extrair duas regras:
 Os valores nominais das quotas podem ser diversos;
 Nenhum pode ser inferior a 100€, salvo quando a lei o permitir.
O montante mínimo das quotas é relativamente elevado perante o capital mínimo, fixado em
500€ (artigo 201.º CSC). A justificação legislativa para a exigência de quotas mínimas pode
cifrar.se em duas proposições: 290
 Ou por se entender que quotas de muito pequeno montante não têm interesse;
 Ou por se recear que as quotas reduzidas sejam fictícias.
A divisão: à divisão de quotas dedicou o Código um longo preceito: o artigo 221.º CSC. A
possibilidade de dividir uma quota está logicamente ligada ao sistema da unidade das quotas.
Havia uma preocupação clara em evitar quebras na unidade da quota, à quota de divisões.
Também sobreleva um claro domínio da autonomia privada, no plano estatutário. As regras
sobre a divisão de quotas eram vistas como defendendo quer a sociedade, quer os sócios. A
sua divisão ficava ligada à transmissão da quota resultante da operação. Quanto ao
consentimento da sociedade: ele poderia resultar de deliberação exarada em livro de atas,
sendo depois formalizado em escritura pelo representante da mesma sociedade. As condições
da divisão eram esquematizadas em quatro proposições:
 Transmissão de quotas;
 Não havendo proibição no pacto social;
 Autorização expressa da sociedade;
 Documento autêntico ou autenticado.
Tudo isto pesou no sistema de 1986- O artigo 226.º, n.º1 CSC começa por tipificar os casos
nos quais a divisão de quotas é admitida. São eles:
 Amortização parcial;
 Transmissão parcelada ou parcial;
 Partilha ou divisão entre contitulares.
Os atos que importem divisão de quotas deviam constar de escritura pública, exceto a partilha
ou divisão entre contitulares, que pode constar de documento particular (artigo 221.º, n.º2
CSC). Esse mesmo preceito limita-se a dispor que os atos que importem divisão da quota
devem ser reduzidos a escrito. O contrato social pode proibir a divisão desde que daí não
resulte impedimento à partilha ou divisão entre contitulares por um período superior a cinco
anos (artigo 221.º, n.º3 CSC): uma aplicação da regra do artigo 1412.º, n.º2, 1.ª parte CSC.
Salvo disposição diversa do pacto social, a divisão mediante transmissão parcelada ou parcial
não produz efeitos, para com a sociedade, enquanto esta não der o seu consentimento (artigo
221.º, n.º4 CSC), consentimento esse que é dado por deliberação dos sócios (artigo 221.º,
n.º6 CSC), mas sem necessidade de maioria qualificada, quer quanto à divisão, quer quanto
à cessão. O consentimento não é necessário no caso de cessão entre cônjuges, entre
ascendentes e descendentes ou entre sócios (artigo 228.º, n.º2, in fine ex vi artigo 221.º, n.º5
CSC). Todavia, ela deve ser comunicada à sociedade ou, pelo menos, deve-se mostrar aceite,
por ela: expressa ou tacitamente. É ainda possível a divisão da quota quando, perante um
sócio remisso, se opte pela perda da parte da quota não liberada (artigo 204.º, n.º2 ex vi 221.º,

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n.º8 CSC). A divisibilidade das quotas constitui um elemento que a todos diz individualmente
respeito, aquando da contratação. Assim, se o pacto social for alterado no sentido de a divisão
ser excluída ou modificada, a alteração só é eficaz com o consentimento de todos os sócios
SQ
por ela afetados (artigo 221.º, n.º7 CSC). A divisão de quotas não altera a quota inicial. Não
podem, só por aí, surgir mais direitos e obrigações do que os inicialmente existentes. As
novas quotas, com esta ressalva, não são idênticas à quota donde provenham.

§24.º - Contitularidade e usufruto de quotas


291

Problemática e evolução: a situação da contitularidade de uma quota ocorre sempre


que a posição social por ela figurada assista a duas ou mais pessoas. Tecnicamente,
poderíamos falar numa comunhão, no tocante aos direitos subjetivos envolvidos e numa
coadstrição, quanto às obrigações31. A contitularidade de quotas tem origens diversas. Ela
pode ter sido estabelecida, logo ab initio, no pacto social; pode, ainda, ter surgido a posteriori,
por acordo entre os interessados. Todavia, a decorrência mais frequente é a hereditária: por
morte de um anterior titular, sucedem-lhe vários herdeiros os quais decidem prolongar a
comunhão hereditária por uma situação de contitularidade na quota que fora do de cuius. A
contitularidade de quotas merece alguma atenção aos legisladores. Por m lado, ela é inevitável,
seja como emergência da autonomia privada, seja como consequência da sucessão mortis causa.
Mas, por outro lado, ela levanta dificuldades ao funcionamento da sociedade: esta deixa de
ter um interlocutor claro, seja para exercício dos direitos sociais, seja para o cumprimento
das obrigações envolvidas. Há mais custos, mais indecisão e maior conflitualidade. O desafio
está em encontrar um equilíbrio entre todos os interesses em presença.
O regime vigente: o ponto básico do regime da contitularidade da quota (ou da quota
indivisa) é o da designação de um representante comum. O representante comum pode ser
designado (artigo 223.º, n.º1, 1.ª parte CSC):
 Por lei;
 Por disposição testamentária;
 Pelos contitulares: e, aqui, a designação pode recair (artigo 223.º, n.º2 CSC):
i. Sobre um de entre os contitulares;
ii. Sobre o cônjuge de um deles;
iii. Sobre um estranho, mas isso apenas se o contrato de sociedade o autorizar
expressamente ou se ele permitir que os sócios se façam representar por um
estranho nas deliberações sociais.
A designação é deliberada por maioria, nos termos do artigo 1407.º, n.º1 CC: salvo se outra
regra se convencionar (ou tiver sido convencionada) e for comunicada à sociedade (artigo
223.º, n.º1, 2.º parte CSC). A fortiori, pode o pacto social dispor sobre essa matéria. Na
hipótese de designação pelos contitulares: podem os mesmos deliberar a destituição do
representante comum. Quando não seja possível os sócios assentarem na nomeação do
representante comum – por exemplo: por desinteresse ou por empate na votação –, pode

31A natureza jurídica da comunhão corresponde a um tema com tradição de debate na doutrina portuguesa –
estudamo-las a Direitos Reais, vejam isso lá (大象城堡).

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qualquer um deles pedi-la ao tribunal da comarca da sede da sociedade (artigo 223.º, n.º3, 1.ª
parte CSC). Além disso – e salvo se designado por lei – pode qualquer contitular pedir a
destituição, com fundamento em justa causa, do representante comum (artigo 223.º, n.º3, 2.ª
SQ
parte CSC). NA sua preocupação regulamentadora, o legislador excedeu-se: é óbvio que o
representante diretamente designado pela lei não poderá deixar de ser destituível com justa
causa. Quando muito, esta teria de assumir contornos mais exigentes. Justa causa será, aqui,
qualquer fundamento justificado, objetivo ou subjetivo. Ela aproxima-se da justa causa
requerida para a revogação do mandato conferido também no interesse do mandatário ou de
terceiro (artigo 1170.º, n.º2 CC): nunca da justa causa laboral De todo o modo, a nomeação
e a destituição devem ser comunicadas por escrito à sociedade; esta pode, mesmo tacitamente,
292
dispensar a comunicação (artigo 223.º, n.º4 CSC). Pode acontecer que o representante
comum tenha impedimentos ou que ele ainda não tenha sido nomeado pelo tribunal, nos
termos do artigo 223.º, n.º3 CSC. Nessa altura, qualquer dos titulares poderá exercer os
inerentes direitos (artigo 22.º, n.º4, 1.ª parte, a contrario CSC); apresentando-se mais do que
um, prevalecerá a opinião da maioria dos contitulares presentes, desde que (artigo 222.º, n.º4,
2.ª parte CSC):
 Representem, pelo menos, metade do valor total da quota;
 E para o caso não seja necessária a unanimidade prevista no artigo 224.º, n.º1 CSC.
Expostos os diversos esquemas tendentes à obtenção do representante comum dos
contitulares, vamos examinar as regras nucleares. Elas surgem no artigo 222.º, n.º1 e 2 CSC:
 Os contitulares devem exercer os direitos inerentes à quota indivisa através do
representante comum: infere-se daqui que um contitular, isolado, não tem
legitimidade para propor ações de anulação de deliberações sociais, embora possa
pedir a sua suspensão, se for cabeça-de-casal e não tiver atribuído a outro o papel de
representante;
 As comunicações da sociedade devem ser dirigidas ao representante comum ou, na
falta deste, a algum dos contitulares.
Em termos de qualificação das situações dos contitulares, há que atender À interferência dos
conceitos sucessórios. Assim perante uma herança indivisa, nenhum dos herdeiros tem, em
rigor, a qualidade de sócio, embora eles possam nomear um representante comum: tal
qualidade mantém-se na própria herança. Havendo indivisão simples, todos os contitulares
são sócios, embora devam recorrer ao tal representante. O representante comum tem, apenas,
poderes gerais de administração. Assim, segundo o artigo 223.º, n.º6 CSC, ele terá de receber
poderes de disposição – da lei, de testamento, de todos os contitulares ou do tribunal – para
praticar atos que importem extinção, alienação ou oneração da quota, aumento de obrigações
e renúncia ou redução dos direitos dos sócios. Tais poderes especiais devem ser comunicados
por escrito à sociedade (artigo 223.º, n.º6, in fine CSC). O representante comum pode, ainda,
ser instruído pelos sócios que o hajam designado. Compreende-se, porém, que tal
eventualidade representaria um encargo suplementar para a sociedade sempre que, perante
esta, se viesse a discutir a (boa) execução das instruções por ele recebidas. Tudo isto é
ponderado pelo artigo 224.º, n.º1 e 2 CSC:
 As deliberações dos contitulares seguem o artigo 1407.º, n.º1 CC;
 Salvo se estiverem em causa a extinção, alienação ou oneração da quota, o aumento
de obrigações, a renúncia ou a redução dos direitos dos sócios, altura em que se exige
a unanimidade;

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 A eficácia destas deliberações opera, apenas, perante os próprios contitulares: entre


si e entre eles e o representante comum: não perante a sociedade.
Temos, pois, aqui um caso de eficácia da representação aparente: no sentido de atingir
SQ
poderes que não lhe foram atribuídos pelo negócios de base. No tocante ás obrigações legais
ou contratuais inerentes à quota, os contitulares respondem solidariamente (artigo 22.º, n.º3
CSC). Por um lado, aflora aqui a ideia de solidariedade que domina no campo comercial
(artigo 100.º CCom); por outro lado, emerge aqui a clara preocupação de, mercê do
fenómeno da indivisão, não enfraquecer a sociedade no seu todo.
Natureza, cessação e Direito subsidiário: a indivisão das quotas é, tecnicamente,
uma contitularidade. Todos os contitulares têm idênticos direitos e deveres, só que 293
reportados a um mesmo objeto: a participação social, figurada pela quota. Dados os
interesses envolvidos, o Direito das Sociedades prevê um conjunto de regras tendentes a
harmonizar os valores em presença, sem prejudicar a própria sociedade. Subjacente à
contitularidade está, pois, um esquema organizativo destinado a coordenar as vontades dos
contitulares. Por seu turno e em termos técnico-jurídicos, o representante comum, previsto
para enquadrar o exercício dos direitos inerentes às quotas indivisas, não é um mero
representante. Além dos poderes de representação propriamente ditos, ele dispõe de todo
um estatuto quanto aos atos que pode praticar e, eventualmente, quanto ao sentido do seu
exercício. Trata-se, pois, de um prestador de serviços, inserido numa típica situação de
mandato. A designação mais correta seria, pois, a de um mandatário comum, dotado de
poderes de representação. E a todo o seu desempenho aplicam-se, supletivamente, as regras
do mandato e da representação (artigos 1157.º e seguintes e 258.º e seguintes CC). Mandantes
serão, aqui, os diversos contitulares representados. A contitularidade pode cessar por
qualquer das vias que dão azo à cessação da comunhão. E designadamente:
 Por confusão, reunindo-se todos os co-direitos num único titular;
 Por divisão da quota.
Nestes pontos, é importante relevar o Direito subsidiário aplicável à contitularidade de
quotas. Perante o disposto no artigo 1404.º CC e tendo em causa a natureza subsidiária geral
que o Direito privado comum assume em todo o ordenamento jurídico português, são
aplicáveis, em última instância, as regras sobre a comunhão. Teremos de verificar, norma a
norma, quais as regras civis compatíveis com a regulação especial prevista para as quotas. De
todo o modo, parece inquestionável:
 A aplicação do direito de preferência graduado em 1.ç lugar (artigo 1409.º, n.º1 CC);
 O direito à divisão (artigos 1409.º, n.º1 e 1412.º CC).
A aplicabilidade deste último preceito é, aliás, implicitamente confirmada pelo artigo 221.º,
n.º3 CSC.

A associação à quota: com a contitularidade de quotas não se confunde a figura da


associação à quota: articulação interessante que foi especialmente estudada, entre nós, pelo
Professor Raúl Ventura. Na associação à quota, uma pessoa (o associado) acorda com o sócio
uma repartição dos custos e dos lucros envolvidos pela quota, sem, sobre esta, ter qualquer
direito que possa ser oponível à sociedade. A associação à quota estava genericamente
prevista no artigo 1271.º Código de Seabra, segundo o qual:

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«Não carece o socio do consenso dos outros, para se associar com um terceiro, em relação à
parte que tem na sociedade. Não póde, todavia, aindaque seja administrador, fazê-lo entrar
como socio na mesma sociedade».
SQ
Tínhamos, aqui, uma figura de ordem geral, que podia ser aplicada às sociedades por quotas.
O Código Civil de 1966 não consagrou a figura: criticavelmente. Todavia, a associação à
quota pode ser estipulada pelas partes, ao abrigo da sua autonomia privada (artigo 405.º CC).
A associação à quota pode ter um papel útil, inclusive no domínio financeiro: faculta ao sócio
descapitalizado, por exemplo, acorrer a aumentos de capital, negociando um associado. Tal
negócio não é relevante para a sociedade. O associado do sócio não é, ele próprio, sócio.
Apenas nas relações internas entre eles o acordo de associação surge relevante. 294

O usufruto da quota: também às participações sociais –e, agora e aqui, às quotas – se


aplica a figura geral do usufruto. Este vem genericamente referido no Código Civil, de acordo
com a noção romana, no artigo 1439.º CC. Trata-se de um direito real. Todavia, o Código
Civil admite a aplicação de um direito similar ao usufruto a diversas realidades que não
suportam direitos reais e, designadamente, a créditos (artigos 1463.º e seguintes CC). O
Código das Sociedades Comerciais não dispensou um tratamento genérico pormenorizado
ao usufruto de participações sociais. Todavia, temos alguns preceitos que importa relevar O
artigo 23.º CSC dispõe:
«1. A constituição de usufruto sobre participações sociais, após o contrato de sociedade, está
sujeita à forma exigida e às limitações estabelecidas para a transmissão destas;
«2. Os direitos do usufrutuário são os indicados nos artigos 1466.º e 1467.º CC, com as
modificações previstas na presente lei, e os mais direitos que nesta lhe são atribuídos».
O artigo 1466.º CC atribui ao usufrutuário o direito à fruição dos prémios ou outras utilidades.
Mais explícito, o artigo 1467.º CC tem um conteúdo material de Direito das Sociedades. No
título relativo às sociedades por quotas, surgem-nos alguns preceitos com referência ao
usufruto: os artigos 233.º e 269.º CSC. Destes preceitos podemos tirar a estrutura geral do
usufurtuo de quotas: ela corresponde, de resto, ao velho direito real de usufruto, com as
necessárias adaptações. As normas especiais prevalecem sobre as gerais. Em primeiro lugar,
o usufrutuário de quota tem um direito relativo a esta- se se preferir, é titular desta, mas em
modo usufruto. Por isso, quer o nú proprietário que o usufrutuário são ambos sócios; só que
os seus poderes de intervenção variam em função da matéria em causa. Segue-se, daí, que a
constituição de um usufruto sobre uma quota esteja sujeita às limitações e aos
condicionalismos que impendem sobre a sua transmissão. Terceiramente: as vantagens
comuns da quota pertencem ao usufrutuário o qual, por isso, atua os direitos e executa as
obrigações a ela inerentes; só no caso de matéria que tenha a ver com a substância da quota
há que fazer intervir o nú titular. Tanto a contitularidade como o usufruto traduzem um
concurso de dois ou mais direitos subjetivos (e adstrições) sobre a mesma participação social.
Simplesmente, enquanto na contitularidade as diversas participações são qualitativamente
iguais (ainda que possam ser qualitativamente diferentes), no usufruto a diferença ente os
direitos em presença é de ordem qualitativa. As relações entre os participantes seguem, aqui,
como se disse, o modo usufruto.

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§25.º - Quotas próprias


SQ
Problema geral e influência das anónimas: a possibilidade de uma sociedade se
tornar titular das suas próprias participações sociais – num fenómeno aparentemente contra
naturam – resulta da lógica da personalização coletiva, por um lado e da transmissibilidade
das posições sociais, do outro. Desde o momento em que a sociedade possa adquirir, como
pessoa autónoma, as realidades que circulem no mercado e visto que entre estas se incluem
as suas próprias posições sociais, a aquisição de capital próprio é possível. Além disso, ela
295
tem várias vantagens:
 Evita a dispersão do capital;
 Previne a entrada de sócios indesejáveis;
 Reforça o peso da administração: com efeito, será esta que, em princípio, tomará as
decisões inerentes às participações sociais próprias, isto é, da sociedade considerada;
 Traduz um aumento da procura das participações sociais em jogo, fazendo subir o
seu valor no mercado: um fenómeno particularmente importante no tocante a ações
cotadas em bolsa.
Todavia, o fenómeno da aquisição e da detenção de capital social próprio também tem
desvantagens. Assim:
 Descapitaliza a sociedade, em detrimento dos credores: ao adquirir capital próprio, a
sociedade gasta – em princípio e logicamente – o valor correspondente; no limite,
caso adquirisse o seu capital todo, ficaria apenas com posições abstratamente
representativas, mas sem conteúdo;
 Desequilibra o funcionamento interno da sociedade: a administração irá exercer os
direitos inerentes às participações próprias, uma vez que a ela assistem os poderes de
representação; com isso enfraquece o papel dos sócios e os próprios mecanismos de
deliberação social e de fiscalização;
 Põe em causa a lógica das sociedades, enquanto expressão da cooperação e da
organização económico-privadas.
A detenção de participações próprias – designadamente e em expressão consagrada: quotas
próprias e ações próprias – assumiu especial relevo nas sociedades anónimas. A facilidade
com que, nestes casos e sem publicidade, a sociedade, gerida pela administração, pode ir ao
mercado comprar as suas próprias ações, de modo a falsear cotações e reforçar o
management, explica que, desde os inícios do século XX, se tenham registado estudos e
medidas destinadas a contrariar a inerente prática.

O regime vigente: o Código de 1986 acabaria por consagrar regimes diferentes para a
aquisição de quotas próprias (artigo 220.º CSC) e de ações próprias (artigos 316.º a 325.º-B
CSC), embora com uma importante remissão das primeiras para o artigo 324.º CSC. À partida,
temos uma permissão geral de aquisição, desde que se trate de cláusulas integralmente
liberadas (artigo 220.º, n.º1 CSC). Fica ressalvada a hipótese do artigo 204.º CSC, relativo à
exclusão do sócio remisso, altura em que a respetiva quota é perdida a favor da sociedade
(artigo 204.º, n.º2 CSC). Posto isso, o artigo 220.º, n.º2 CSC só permite, quanto às quotas
próprias:
 A aquisição a título gratuito;

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 A aquisição em ação executiva movida contra o sócio;


 A aquisição comum se, para esse efeito, ela dispuser de reservas livres em montante SQ
não inferior ao dobro do contravalor a prestar.
O pacto social não tem de autorizar as quotas próprias. Mas pode proibi-las: não aligeirá-las,
em confronto com as limitações gerais. O artigo 237.º, n.º3 CSC prevê que, por permissão
do pacto e deliberação dos sócios, sejam criadas, em vez de uma quota amortizada inserida
no balanço, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas. Enquanto a alienação não
operar, temos quotas próprias. Este sistema restritivo permite detetar uma lacuna, no Código,
quanto à aquisição originária de ações próprias. De acordo com uma indicação do Professor
Raúl Ventura, podemos aplicar, às sociedades por quotas, as proibições constantes dos 296
artigos 216.º, n.º1 e 2 e 304.º, n.º2 CSC; a sociedade não pode:
 Subscrever quotas próprias;
 Encarregar outrem de, em nome deste mas por conta dela, subscrever quotas
próprias;
 Encarregar outrem de, em nome deste, mas por conta dela, adquirir quotas próprias.
Neste último caso, a interposição de pessoas inviabilizadora a verificação dos competentes
requisitos. Prevenindo (ligeiras) dúvidas provindas do Direito anterior, o artigo 220.º, n.º3
CSC prescreve a nulidade para as aquisições de quotas próprias com infração do disposto
neste artigo. Para a declaração de tal nulidade será necessário alegar e provar:
 Que ocorreu uma aquisição de quotas próprias, por determinado preço;
 Que existiam reservas de certo montante;
 Que as reservas livres ascendiam a um valor insuficiente.
Também já se decidiu que, decretada uma nulidade por insuficiência de reservas, não pode o
correspondente negócio converter-se numa promessa de aquisição: esta manteria um objeto
juridicamente impossível. Uma vez adquirida, as quotas próprias ficam num regime especial:
artigo 220.º, n.º4, por remissão do artigo 324.º CSC. Feita a adaptação, temos (artigo 324.º,
n.º1 CSC):
 Ficam suspensos os direitos inerentes às quotas, exceto o que resulte do aumento de
capital por incorporação de reservas;
 Torna-se indisponível uma reserva de montante igual àquele por que elas estejam
contabilizadas.
Além disso, e para efeitos de informação e fiscalização (artigo 324.º, n.º2 CSC), o relatório
anual deve indicar os dados relativos a ações próprias adquiridas, alienadas e detidas. Durante
a suspensão de direitos não são, designadamente, dispensados lucros nem exercido o voto.

§26.º - A transmissão

Problemática e evolução gerais: como foi referido a propósito das sociedades em


nome coletivo, existe uma certa relação inversa entre a natureza pessoal das sociedades e a
livre transmissibilidade das participações sociais respetivas: nas sociedades puramente
pessoais, a transmissibilidade é mínima; nas sociedades anónimas, será máxima. Quanto às
sociedades por quotas: perdidas entre as sociedades de pessoas e as de capitais, elas prestam-

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se a vários esquemas possíveis, documentados na evolução Histórica e no Direito


Comparado. Aquando da preparação do Código das Sociedades Comerciais de 1986, foi
ponderada a situação em Direito Comparado. Na síntese de Raúl Ventura, haveria quatro
SQ
sistemas, no tocante à transmissão de quotas:
 O sistema alemão, em que as restrições eram de base voluntária;
 O sistema inglês, com restrições obrigatórias, mas não definidas por lei;
 O sistema francês, com restrições obrigatórias fixadas na lei;
 O sistema de meras sociedades de responsabilidade ilimitada (alguns Estados da
América do Sul).
Os diversos projetos foram consagrando uma liberdade de princípio quanto à transmissão; 297
todavia, esta só era à partida admitida quando mortis causa. Na transmissão inter vivos, o sistema
nacional foi aproximado do francês: ela depende de autorização da sociedade. Com este pano
de fundo, o Código das Sociedades Comerciais veio regular, em três pormenorizados artigos
(artigos 225.º, a 227.º CSC), a transmissão de quotas por morte. A transmissão inter vivos
obteve quatro desenvolvidos preceitos (artigos 228.º a 231.º CSC).

Transmissão mortis causa: a transmissão mortis causa das quotas é, à partida, livre. O
artigo 225.º, n.º1 CSC explicita que:
«O contrato de sociedade pode estabelecer que, falecendo um sócio, a respetiva quota não se
transmitirá aos sucessores, do falecido, bem como pode condicionar a transmissão a certos
requisitos, mas sempre com observância do disposto nos números seguintes».
Quando a quota siga por via sucessória, aplicam-se as regras gerais. Nos casos, porém, em
que as partes, fazendo uso da sua autonomia privada, restrinjam ou impeçam essa
transmissão, há que prever mecanismos de compensação. De outro modo, teríamos uma
expropriação ad nutum, não permitida pela Constituição. Não se verificando a transmissão
para os sucessores, temos três possibilidades (artigo 225.º, n.º2 CSC):
 A amortização;
 A aquisição pela própria sociedade;
 A aquisição por outro sócio ou por um terceiro.
Se no prazo de 90 dias, subsequentes ao conhecimento da morte do sócio por alguns dos
gerentes, nenhuma destas medidas for levada a cabo, a quota considera-se transmitida. Caso
se opte pela aquisição da quota, o respetivo contrato é outorgado pelo representante da
sociedade e pelo adquirente, se for sócio ou terceiro (artigo 225.º, n.º3 CSC). Fica, pois,
dispensada a intervenção dos próprios sucessores. Quanto à determinação e ao pagamento
do preço: aplicam-se as regras relativas à amortização, mas ficando os efeitos da alienação
suspensos enquanto a contrapartida não for paga (artigo 225.º, n,º4 CSC). Não sendo a
contrapartida tempestivamente paga, podem os interessados escolher entre (artigo 225.º, n.º5
CSC):
 A efetivação do crédito, através dos meios legais de execução coativa;
 A ineficácia da alienação, considerando-se a quota transmitida para os sucessores a
quem caberia a contrapartida em falta: deverá, entretanto, ter havido partilhas
relevantes, nesse ponto.
Na assembleia geral onde se debata o destino da quota do sócio falecido, podem participar
os sucessores. Pode ainda o contrato de sociedade deixar a transmissão da quota do de cuius
à vontade dos sucessores. Para tal eventualidade dispõe o artigo 226.º CSC. Temos:

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 Quando os sucessores não aceitem a transmissão, devem declará-lo à sociedade, por


escrito, no 90 dias seguintes ao do conhecimento do óbito (n.º1);
 Recebida a declaração, tem a sociedade 30 dias para amortizar a quota, adquiri-la ou
SQ
fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro (n.º2);
 Sob pena de o sucessor poder requerer a dissolução da sociedade por via
administrativa (n.º2, in fine);
 Quanto à determinação e ao pagamento da contrapartida, aplicam-se as regras sobre
amortização, ficando os efeitos dependentes do pagamento (n.º3, que remete para o
artigo 225.º, n.º4 CSC);
 Se a contrapartida não puder ser paga mercê da situação da sociedade ou se, de todo 298
o modo, ela não for paga, pode o sucessor requerer a dissolução da sociedade por via
administrativa (n.º3, que remete para o artigo 240.º, n.º6 e 7 CSC).
Apesar de prever prazos relativamente curtos, todos estes procedimentos tendem a alongar-
se no tempo. Havia que prover durante o período de pendência da amortização ou da
aquisição pela sociedade, por sócios ou por terceiros. Tal o papel do artigo 227.º CSC:
 A amortização ou a aquisição retroagem à data do óbito (n.º1);
 Os direitos e as obrigações mantêm-se suspensos (n.º2);
 Mas durante essa suspensão, os sucessores podem exercer todos os direitos
necessários à tutela da sua posição jurídica, nomeadamente votar em deliberações
sobre alteração do contrato ou dissolução da sociedade (n.º3); devem, pois, ser
convocados.
Resta acrescentar que toda esta regulação é tendencialmente supletiva. Os estatutos podem
prever uma diversa ordenação dos interesses mútuos envolvidos. Recordemos que, quando
a sociedade não possa amortizar as quotas ou pagar a contrapartida equivalente, o sucessor
pode requerer a sua dissolução. É uma solução pesada, suscetível de destruir, pela raiz, um
empreendimento totalmente viável. Aos estatutos cabe, designadamente e para essa
eventualidade, prever alternativas: pagamentos faseados e prazos mais alargados. Também é
possível fixar outros métodos de compensação. Mas não ao ponto de se chegar a valores
irrisórios, sob pena de abuso do direito.
Transmissão inter vivos; o consentimento: o artigo 228.º CSC reporta-se à
transmissão e à cessão de quotas. Cabe-nos distinguir entre as duas noções. Segundo Raúl
Ventura, a cessão de quotas é uma subespécie de transmissão inter vivos: é a transmissão
voluntária. Assim, não haverá cessão nos casos de perda da quota (artigo 204.º CSC), de
arrematação e de adjudicação judiciais. A própria cessão é uma designação genérica qu
envolve múltiplas hipóteses: compra e venda, doação, sociedade e os mais diversos negócios,
típicos e atípicos. A lei principia por fixar a regra segundo a qual a transmissão da quota entre
vivos deve ser reduzida a escrito (artigo 228.º, n.º1 CSC). Anteriormente, ela devia constar
de escritura pública, salvo quando operasse por via judicial. Posto isto, surge a norma básica,
mercê da viragem operada em 1986 (artigo 228.º, n.º2 CSC).
«A cessão de quotas não produz efeitos para com a sociedade enquanto não for consentida por
esta, a não ser que se trate de cessão entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes ou entre
sócios».
Esta norma é entendida como imperativa, perante o artigo 229.º, n.º5 CSC. O consentimento
é um ato jurídico unilateral, praticado pela sociedade mediante uma deliberação dos sócios.
Pode ser expresso ou tácito: neste último caso, poderemos inserir a hipótese de a sociedade,

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designadamente através dos seus sócios (em assembleia geral ou fora dela) passar a tratar o
transmissário como sócio. A transmissão torna-se eficaz para com a sociedade logo que lhe
for comunicada por escrito ou por ela for reconhecida, expressa ou tacitamente (n.º3).
SQ
Reconhecer implica uma atitude positiva de aceitação de validade da cessão. Se não for obtido
o consentimento da sociedade: esta tem legitimidade ativa para o pedido de declaração de
invalidade da cessão. Todavia, o caso não é de nulidade: apenas de ineficácia. Bem pode
suceder que, supervenientemente, a sociedade venha a dar o seu assentimento. Entre as
partes, a cessão é válida. O negócio-base da cessão sujeita-se às vicissitudes comuns de
qualquer contrato. Pode, designadamente e verificados os competentes pressupostos, ser
resolvido por alteração das circunstâncias (artigo 437.º, n.º1 CC), por incumprimento ou
299
anulado por erro. O pedido e a prestação do consentimento recebem uma regulação de
pormenor, no artigo 230.º CSC. Assim:
 O consentimento é pedido por escrito, com indicação do cessionário e de todas as
condições da cessão (n.º1);
 O consentimento expresso é dado por deliberação dos sócios (n.º2);
 O consentimento não pode ser condicionado, sendo irrelevantes as condições que se
estipulem (n.º3);
 Se a sociedade não deliberar nos 60 dias subsequentes à receção do pedido, a eficácia
deixa de depender dele (n.º4);
 O consentimento dado a uma cessão posterior a outra não consentida torna esta
eficaz, na medida necessária para assegurar a legitimidade do cedente (n.º5).
O n.º6 explicita ainda o consentimento tácito resultante da presença do cessionário em
assembleia de sócios, sem que ninguém impugne a sua presença. Para efeitos do registo da
cessão, o consentimento tácito prova-se através da ata da deliberação. Havendo recusa de
consentimento, a competente comunicação a dirigir ao sócio deve incluir uma proposta de
amortização ou de aquisição da quota (artigo 231.º, n.º1, 1.ª parte CSC). Cabe, então, ao
cedente decidir: se ele não aceitar a proposta no prazo de 15 dias, a proposta fica sem efeito,
mantendo-se a recusa de consentimento (artigo 231.º, n.º1, 2.ª parte CSC). Este regime – e
os aspetos que dele decorrem, abaixo referidos – só opera se a quota estiver há mais de três
anos na titularidade do cedente, do seu cônjuge ou de pessoa a quem tenham, um ou outro,
sucedido por morte (artigo 231.º, n.º3 CSC). Trata-se de um dispositivo que tutela a
estabilidade e desincentiva passagens meramente especulativas pelo capital das sociedades
por quotas. Tratando-se de aquisição: o direito a adquirir a quota é atribuído aos sócios que
declarem querê-la no momento da deliberação e proporcionalmente às quotas que já
detenham; se não exercerem esse direito, ele pertencerá á sociedade (artigo 231.º, n.º4 CSC).
Temos, aqui, um verdadeiro direito de preferência, que opera na hipótese de a sociedade
deliberar que a quota a ceder seja adquirida, em vez de amortizada. Finalmente: a cessão para
a qual foi pedido o consentimento da sociedade torna-se livre se se verificar o previsto
nalgum das cinco alíneas do artigo 231.º, n.º2 CSC:
 Se for omitida a proposta que deve acompanhar a recusa;
 Se a proposta e a aceitação não respeitarem a forma escrita e o negócio não for
celebrado por escrito nos 60 dias seguintes à aceitação, por causa imputável à
sociedade;
 Se a proposta não abranger todas as quotas para cuja alienação tiver sido pedido, em
simultâneo, o consentimento;

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 Se a proposta não oferecer uma contrapartida em dinheiro igual ao valor resultante


do negócio encarado: salvo se o negócio em causa for gratuito ou se provar a
simulação do valor, altura em que deverá propor o valor real da quota, calculado
SQ
segundo o artigo 1021.º CC, com referência ao momento da deliberação.
 Se a proposta propuser diferimento do pagamento e não for, no mesmo ato, prevista
uma garantia adequada.
Segue; as cláusulas contratuais: o artigo 229.º CSC ocupa-se de diversas cláusulas
contratuais suscetíveis de, no pacto social, regularem o ponto sensível da cessão de quotas.
Desde logo, reporta-se às duas soluções extremas:
 O pacto pode proibir a cessão de quotas: simplesmente, quando o faça, os sócios têm 300
direito à exoneração, decorridos dez anos sobre o seu ingresso na sociedade (n.º1):
uma solução paralela à do artigo 185.º, n.º1, alínea a) CSC, para as sociedades em
nome coletivo;
 O pacto pode dispensar o consentimento da sociedade, quer para todas, quer para
determinadas situações; esta hipótese deve, porém, ser conjugada com o n.º5.
Além disso, o pacto pode exigir o consentimento para cessões que, supletivamente, dele não
precisariam: as cessões referidas no final do artigo 228.º, n.º2 CSC: entre cônjuges, entre
ascendentes e descendentes ou entre sócios (artigo 229.º, n.º3 CSC). A deliberação de
alteração do contrato de sociedade que proíba ou dificulte a cessão de quotas requer o
consentimento de todos os sócios afetados (artigo 229.º, n.º4 CSC). Logicamente, trata-se de
um aspeto que vai atingir a posição pessoal (e patrimonial) de todos eles. Muito ponderoso,
o artigo 229.º, n.º5 CSC dispõe que o contrato de sociedade não pode subordinar a cessão a
requisitos diferentes do do consentimento da sociedade; pode, porém, condicionar esse
consentimento a requisitos específicos, desde que a cessão não fique dependente:
 Da vontade individual de um ou mais sócios ou de pessoas estranhas, salvo tratando-
se de credor e para cumprimento de cláusula de contrato onde lhe seja assegurada a
permanência de certos sócios (alínea a));
 De quaisquer prestações a efetuar pelo cedente ou pelo cessionário em proveito da
sociedade ou de sócios (alínea b));
 Da assunção, pelo cessionário, de obrigações não previstas para a generalidade dos
sócios (alínea c)).
Como se vê, estão especialmente em xeque as cláusulas que, a pretexto de autorização para
a cessão, pretendem obter vantagens específicas para a sociedade ou para os sócios. O artigo
229.º, n.º6 CSC prevê que o contrato de sociedade possa cominar penalidades para o caso de
a cessão ser efetuada sem prévio consentimento da sociedade. Estamos perante uma hipótese
de cláusula penal (artigo 810.º CC), embora não limitada a aspetos indemnizatórios. Assim,
uma especial sanção seria a exclusão do sócio (artigo 241.º, n.º1 CSC). Resta acrescentar que
a oneração de quotas, com usufruto ou com penhor, está sujeita às limitações estabelecidas
para a sua transmissão. Entre as cláusulas contratuais relativas à transmissão de quotas conta-
se o estabelecimento de direitos de preferência. Convirá ter o cuidado, na redação dos
competentes estatutos, de articular tais direitos com o consentimento da sociedade, de tal
modo que não se possa ir dizer que a cessão ficou dependente da vontade individual de um
ou mais sócios. De resto, a própria lei fixa um sistema material de preferência na hipótese de,
havendo recusa do consentimento, a sociedade deliberar a aquisição da quota (artigo 231.º,
n.º4 CSC). Ainda no pacto social e a fortiori (artigo 229.º, n.º6 CSC), é possível fixar as
consequências da eventual violação das preferências. Elas poderão passar pela ineficácia da

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cessão prevaricadora ou envolver uma ação de preferência (artigo 1410.º CC). O sistema
português de transmissão das quotas, diferenciado, com princípios, regras e exceções,
envolvendo normas injuntivas e supletivas e remetendo (algumas) liberdades para o pacto SQ
social, acaba por ser bastante complexo.
Posse e usucapião de quotas? A propósito da transmissão de quotas, poder-se-ia
suscitar o problema da posse e da usucapião. Serão tais figuras admissíveis? Curiosamente, a
questão surgiu na prática, obtendo respostas favoráveis da jurisprudência (Ac. STJ 13-Mai-
1952, Ac. STJ 11-Jan-1955, Ac. RLx 16-Abr-1975, Ac. STJ 25-Set-1990, Ac. STJ 6-Mai-1998,
Ac. STJ 28-Mar-2001), parecendo claro que a jurisprudência portuguesa admite a posse de
quotas, posse essa relevante para efeitos de defesa e, até, de usucapião. Contra, apenas decidiu 301
Ac. STJ 20-Nov-1992 e com um voto de vencido: uma decisão que se apresenta fortemente
injusta, uma vez que veio desamparar duas herdeira que, durante mais de vinte anos, foram
tratadas como sócias por uma sociedade, sociedade essa que, por culpa própria exclusiva,
não curara de amortizar as competentes quotas. No plano doutrinário, o malogrado Antunes
Varela manifestou-se profundamente pela negativa. Anteriormente, o Professor Palma
Carlos pronunciara-se precisamente no sentido contrário: as quotas sociais admitiriam posse,
sendo defendíveis através de embargos de terceiro Percorrendo esta via até ao fim, João
Carlos Gralheiro vem defender que a quota é uma coisa, suscetível de posse e possível objeto
de usucapião. Evaristo Mendes acaba por não tomar posição clara: frisa, todavia, que a
doutrina, ao contrário da jurisprudência, se mostra pouco favorável ao alargamento, às quotas,
da velha usucapio. Falta, do nosso ponto de vista, uma explicação de fundo quanto às razões
(se algumas houver) que expliquem as restrições ao âmbito da posse e da usucapião. O
Código Civil de 1966 veio limitar os direitos reais às coisas corpóreas (artigo 1302.º CC).
Quanto à posse: para além da natureza intrinsecamente real, logo se verifica que o seu regime
está pensado para o universo das coisas corpóreas: posse e detenção (artigo 1253.º CC), posse
violenta (artigo 1261.º, n.º1 CC), as diversas formas de aquisição da posse (artigo 1263.º CC),
a perda da posse (artigo 1267.º CC), o esbulho (artigo 1277.º CC) e a própria noção de
usucapião (artigo 1287.º CC), entre outros, dirigem-se, diretamente, a situações que envolvam
coisas corpóreas. Além disso, a categoria direitos reais não é lógica ou não é puramente lógica:
antes assume raízes histórico-culturais. Daí resulta que direitos relativos a coisas corpóreas
(como o direito do arrendatário), por puras razões de circunstâncias histórica, sejam
consideradas direitos pessoais de gozo, com um regime não precisamente idêntico ao dos
direitos reais. À luz de tudo isto, a usucapião é um instituto limitado aos direitos reais de
gozo. Não há razões racionais para isso. Torna-se injusto que um arrendatário público,
pacífico e reconhecido durante vinte anos, não veja consolidada a sua posição pela usucapião.
Um raciocínio semelhante é perfeitamente aplicável às quotas ou, mais latamente, às diversas
posições sociais. Não será viável, quando a analogia das situações o justifique, aplicar às
quotas as regras próprias dos direitos reais? Justamente: a necessidade de, no terreno, resolver
claras injustiças, tem levado a jurisprudência, corajosamente, a decidir, contra a doutrina, no
sentido do alargamento, às quotas, da usucapião. Todavia, o Direito – particularmente o
Direito privado! – não é razão ou não é, apenas, razão. Todo ele está moldado por profundas
raízes histórico-culturais que não devemos (nem podemos!) enjeitar. O grande desafio que
se coloca ao intérprete aplicador será o de concretizar um sistema harmónico e coerente (i.e:
científico), utilizando meios por vezes distorcidos. Isto dito, vamos distinguir:

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 As regras relativas à defesa possessória nada tem de especial: o próprio Código Civil
permite aplicá-las aos direitos pessoais de gozo; logo, elas são operacionais perante
as posições sociais;
SQ
 A usucapião está reservada aos direitos reais de gozo; todavia, outros institutos hoje
disponíveis permitem conseguir os mesmos efeitos, por outra via: maxime, pelo abuso
do direito, através da suppressio.
Assim, a pessoa que, longamente e à vista de todo, se comporte como titular de uma quota,
como tal sendo tratado pela própria sociedade pode, ex bona fide, adquirir correspondente
posição: a atuação da sociedade de, supervenientemente, vir a questionar essa posição seria
abuso do direito, não podendo ter lugar. Fica-se com a disponibilidade de um instituto 302
flexível, capaz de corresponder às diferenciações do caso concreto.

§27.º - A amortização

Noção, efeitos e problemática geral: o Código das Sociedades Comerciais não


define amortização de quotas. Podemos doutrinariamente apresentá-la como a supressão da
quota e das posições jurídicas a ela subjacentes, levada a cabo pela própria sociedade.
Evidentemente: a supressão não pode ir ao ponto de tudo fazer desaparecer: haverá, sempre,
determinadas decorrências, pelo que a supressão não é absoluta. Temos, aqui, todo um
regime a ter em conta. A supressão de uma quota serve os mais diversos interesses:
 Da sociedade, em poder normalizar o seu capital ou prevenir a presença ou a entrada
de sócios indesejáveis;
 Dos restantes sócios, em aumentar o seu poder de participação e de perceção de
lucros;
 Do próprio sócio cuja quota seja amortizada: em libertar-se de uma posição social
que, porventura, não lhe interessasse, sendo compensado devidamente.
Quanto ao reverso da medalha:
 A sociedade terá de pagar pela amortização, ficando descapitalizada;
 Os restantes sócios verão baixar os seus lucros e enfraquecer as suas posições;
 O sócio atingido ficará despojado de uma posição patrimonial e pessoal que poderá
ter, para ele, um valor acrescido.
Toda esta trama de interesses contrapostos é ainda completada pelos valores que ao Estado
cumpre tutelar: o de estabilidade e segurança nos meios societários e na riqueza a eles
inerentes compreende-se, por isso, que a amortização de quotas seja rodeada por diversas
regras. legislador de 1986 foi pródigo em normas: dedicou à amortização de quotas toda
uma secção – a IV – prevendo sete artigos (artigos 232.º a 238.º CSC). Estes preceitos contém
normas imbricadas, que se completam e delimitam reciprocamente. No seu estudo e na sua
aplicação recomenda-se, aos estudiosos e aos práticos, uma análise cuidada do conjunto.
Pressupostos; previsões legais e estatutárias: o artigo 232.º CSC é,
fundamentalmente, um preceito de enquadramento e de ordenação. Ele começa por
submeter a amortização de quotas a uma prévia permissão (n.º1):
 Da lei; ou

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 Do contrato.
Manda, em qualquer dos casos, seguir o regime previsto na secção: o que envolve os artigos
232.º a 237.º CSC. Não fica definido se esse regime é injuntivo ou se o pacto social pode
SQ
dispor de outro modo. Prevalece, em princípio, esta segunda possibilidade, num aspeto que
terá de ser verificado ponto por ponto. O artigo 232.º, n.º2 CSC fixa o efeito da amortização:
a extinção da quota. Ressalva, porém e desde logo, os direitos já adquiridos e as obrigações
já vencidas. Perante direitos de constituição processualmente diferida e em face de obrigações
já constituídas mas não vencidas (incluindo situações condicionadas) haverá que fazer uma
ponderação ponto por ponto. O artigo 237.º CSC fixa os efeitos da amortização no tocante
ao capital social. Pressuposto importante da amortização é o de a quota atingida se encontrar 303
integralmente liberada (artigo 232.º, n.º2 CSC); o preceito ressalva, todavia, o caso da redução
de capital. Além disso, a sociedade só pode amortizar quotas (artigo 236.º, n.º1 CSC):
«(...) quando, à data da deliberação, a sua situação líquida, depois de satisfeita a contrapartida
da amortização, não ficar inferior à soma do capital e da reserva legal a não ser que
simultaneamente delibere a redução do seu capital».
Este aspeto é importante. A própria lei entendeu regular a hipótese do seu desaparecimento
superveniente. Assim:
 Se, aquando do vencimento da obrigação de pagar a contrapartida, da amortização se
verificar que, feito o pagamento, a situação líquida da sociedade passaria a ser inferior
à soma do capital e da reserva legal, a amortização fica sem efeito e o interessado
deve restituir à sociedade as quantias porventura já recebidas (artigo 236.º, n.º3 CSC);
tecnicamente, temos aqui uma verdadeira condição resolutiva legal;
 Sendo esse o caso, o interessado pode optar pela amortização parcial da quota, na
proporção do que já recebeu ou ainda, em alternativa, pelo diferimento do pagamento,
até que se verifique a prescrita situação líquida (artigo 236.º, n.º4 CSC); esta opção
deve ser declarada por escrito, à sociedade, nos 30 dias subsequentes àquele em que,
ao sócio, seja comunicada a impossibilidade do pagamento pelo motivo referido
(artigo 236.º, n.º5 CSC).
Quanto aos pressupostos de raiz – a permissão legal ou a permissão contratual – impõe-se
precisar que a lei prevê a amortização de quotas nos casos seguintes:
 Quando, por força de disposições contratuais, a quota não for transmitida para os
sucessores do sócio falecido (artigo 225.º, n.º2 CSC);
 Quando, dependendo a transmissão mortis causa da vontade dos sucessores, estes
declarem querer a amortização (artigo 226.º, n.º1 CSC);
 Quando a sociedade recuse o consentimento para a transmissão de uma quota (artigo
231.º, n.º1 CSC);
 Quando o sócio pretenda exonerar-se (artigo 240.º, n.º3, 2.ª parte CSC).
Cada um destes preceitos deve ser examinado. Por vezes, eles pressupõem outras previsões
contratuais ou envolvem alternativas. Além disso, a amortização é, por vezes, obrigatória.
No tocante à previsão contratual, temos diversas precisões. Aparentemente, o artigo 232.º,
n.º1 CSC admite uma previsão genérica de amortização, desde que consagrada nos estatutos.
Todavia, infere-se do artigo 233.º, n.º1 CSC que tal previsão genérica apenas permitirá a
amortização se houver acordo do sócio atingido. Fora dessa hipótese, ela só será possível se
se verificar um facto que os estatutos considerem fundamento de amortização compulsiva

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(artigo 233.º, n.º1 CSC). Podemos, parcialmente apoiados em Raúl Ventura, fixar o quadro
seguinte:
SQ
 O pacto social nada diz: a amortização só é possível nos casos previstos na lei; a
própria amortização por acordo não é possível;
 O pacto social tem uma permissão genérica de amortização: só são viáveis
amortizações por acordo;
 O pacto social inclui, além da permissão genérica, previsões específicas de
amortização: são viáveis as amortizações por acordo e, ainda, aquelas que
correspondam aos factos verificados;
 O pacto social inclui apenas previsões específicas, sem explicitar o acordo: operam 304
as amortizações correspondentes aos factos verificados e, ainda, as que surjam por
acordo, uma vez que a vontade coletiva deixou em aberto a virtualidade de
amortizações.
Além disso, o pacto social pode permitir a amortização ou pode impô-la, perante
determinados factos. Trata-se de um aspeto a elucidar caso a caso, através da interpretação.
Não é necessário, à luz do Direito Português, engendrar situações de amortização através de
uma cláusula geral de justificação muito relevante ou motivo justificado. Para situações extremas, o
Direito Português conhece a figura da exclusão judicial (artigo 242.º, n.º1 CSC). Pela mesma
ordem de razões, não é possível construir, por analogia ou por qualquer processo criativo,
novas causas de concretização não especificadas no pacto: estaríamos, com isso, a defraudar
a confiança dos sócios. O artigo 233.º, n.º2 CSC explicita ainda que a amortização só é
possível quando o facto permissivo já figurava no contrato de sociedade ao tempo da
aquisição da quota pelo atual titular ou pela pessoa na qual ele tenha sucedido mortis causa:
salvo se a introdução do facto em causa tiver sido unanimemente deliberada pelos sócios. As
condições em que não é possível uma determinada amortização funcionam, assim, como
autênticos direitos especiais dos sócios, direitos esses que não podem ser coartados sem o
consentimento do próprio (artigo 24.º, n.º5 CSC). Ainda no domínio dos pressupostos, há
que contar com várias regras atinentes ao consentimento dos sócios. São elas:
 O consentimento pode ser dado na própria assembleia geral ou em documento
anterior ou posterior a esta (artigo 233.º, n.º3 CSC);
 O consentimento também deve ser dado pelo usufrutuário da quota ou pelo titular
de penhor sobre ela, caso existam (artigo 233.º, n.º4 CSC);
 O consentimento é ainda necessário para a amortização parcial, salvo nos casos
previstos na lei (artigo 233.º, n.º5 CSC).
Tecnicamente, o consentimento é um ato jurídico stricto sensu, unilateral. Aplicam-se-lhe,
todavia e com adaptações, as regras do negócio jurídico (artigo 295.º CC).

Forma, procedimento e prazo: a amortização é sempre obra de deliberação dos


sócios (artigos 234.º, n.º1 e 246.º, n.º1, alínea b) CSC). Além disso, essa deliberação deve
surgir apoiada nos respetivos pressupostos legais e estatutários (artigo 234.º, n.º1 CSC): é
importante que refira os factos pertinentes, mais do que as normas legais e contratuais que
estejam em jogo e que serão, em princípio, acessíveis a qualquer intérprete-aplicador. Como
vimos, havendo necessidade de consentimento do interessado, este poderá ser prestado
durante a assembleia geral ou, por documento, antes ou depois dela (artigo 233.º, n.º3 CSC).
A amortização torna-se eficaz mediante uma comunicação dirigida ao sócio afetado (artigo
234.º, n.º1, in fine CSC). Quando ela fique pendente de consentimento subsequente desse
mesmo interessado, mandam as boas normas (artigo 224.º, n.º1 CC) que ela se torne eficaz

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quando o respetivo documento seja recebido pela sociedade. A amortização deve ser tomada
no prazo de 90 dias contados do conhecimento por algum gerente da sociedade de facto
(legal ou contratual) que a permita. Tratando-se de uma amortização obrigatória: passado o
SQ
prazo, ela fica igualmente precludida; só que, nessa eventualidade, o gerente que tenha
conhecimento do facto relevante e o não transmita aos sócios é responsável pelos danos que
tenha originado ou venha a originar. Temos ainda a considerar que a amortização pode surgir
como o produto de um direito conferido ao sócio ou de um direito atribuído à própria
sociedade. Como o seguinte alcance prático:
 Quando concedido ao sócio, aplica-se o disposto sobre a exoneração (artigo 232.º,
n.º4 CSC); 305
 Quando atribuído à própria sociedade, esta pode antes optar por adquirir a quota ou
por fazê-la adquirir por um sócio ou por terceiro (artigo 232.º, n.º5 CSC); nesta
hipótese, aplica-se o artigo 225.º, n.º3, 4 e 5, 1.ª parte, CSC.
No domínio da exoneração dos sócios (artigo 240.º CSC), diversos preceitos remetem para
a amortização de quotas. Temos, pois, todo um jogo de remissões: porventura evitáveis, com
mais algum apuro legislativo. Na própria deliberação deve-se exarar a ressalva do capital
social e das reservas (artigo 236.º, n.º2 CSC). Assim, não será se o valor for negativo e, como
tal, a amortização se tornar gratuita. Além disso, a jurisprudência entende que o sócio visado
pela amortização não tem um interesse oposto ao da sociedade, a menos que esteja também
em causa a sua exclusão por justa causa. Pode, intervir e votar na competente assembleia
geral. O sócio afetado tem legitimidade direta para se opor à amortização.

Contrapartida: pela amortização da quota é devida uma contrapartida. Assim não


sucederá na hipótese de amortização gratuita: por exemplo, tratando-se de amortização de
quota própria da sociedade. A contrapartida é fixada, em primeira linha (artigo 235.º, n.º1,
corpo CSC):
 Pelo pacto social;
 Por acordo das partes.
As correspondentes cláusulas devem ser cumpridas (artigo 4’6.º, n.º1 CC). Todavia, há que
atentar nas regras gerais dos artigos 809.º e 941.º, n.º1 CC (proibição de renúncia antecipada
aos direitos do credor e proibição de doação de bens futuros, respetivamente). Retemos,
daqui, que as cláusulas de contrapartida por amortização de quotas devem ser minimamente
compensatórias; de outro modo, estaremos perante atos gratuitos e sujeitos às competentes
regras, inclusive sucessórias. Na falta de regras estipuladas no pacto ou em acordo, aplicam-
se as soluções supletivas do artigo 235.º, n.º1 CSC:
 A contrapartida da amortização é o valor de liquidação da quota, determinado nos
termos do artigo 105.º, n.º2 CSC, com referência ao momento da deliberação; este
preceito remete para um cálculo efetuado nos termos do artigo 1021.º CC, por um
Revisor Oficial de Contas designado por mútuo acordo ou, na falta deste, pelo
Tribunal;
 O pagamento da contrapartida é fraccionado em duas prestações; a efetuar dentro de
seis meses e um ano, respetivamente, após a fixação definitiva da contrapartida.
Por vezes, o pacto social fixa o valor de amortização remetendo-o para o balanço: o último
aprovado. De acordo com a tradição jurídica portuguesa, há, aqui, que lidar com a sindicância
do abuso do direito. Pode a amortização recair sobre cláusulas arroladas, arrestadas,
penhoradas ou incluídas em massa insolvente: nessa altura, o recurso às cláusulas do pacto

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poderá prejudicar terceiros. Por isso, o artigo 235.º, n.º2 CSC remete, em tal ocasião, para os
critérios supletivos do n.º1, excepto se os resultantes do pacto forem menos favoráveis para
a sociedade e, logo, mais favoráveis para o terceiro. Não sendo a contrapartida
SQ
tempestivamente paga, o interessado pode optar (artigo 235.º, n.º3 CSC):
 Pela execução da dívida;
 Pela amortização parcial;
 Pela espera do pagamento.
Encontramos, pois, um lote de soluções: saídas tipicamente obrigacionais contracenam com
composições de tipo societário.
306
Efeitos quanto ao capital; a contitularidade: a amortização da quota provoca a
sua supressão. Quais os efeitos no capital social da entidade atingida? O artigo 237.º CSC
resolve, hoje, expressamente o problema. Fundamentalmente, uma de duas (n.º1):
 Ou a amortização é acompanhada da correspondente redução do capital;
 Ou as quotas dos outros sócios são proporcionalmente aumentadas.
Devem os sócios fixar, por deliberação o novo valor nominal das quotas. Os gerentes
deveriam outorgar a correspondente escritura pública, salvo se a ata de deliberação for
lavrada por notário: esta regra suprimida em 2006. Agora, bastará aos sócios fixar, por
deliberação, o tal novo valor nominal das quotas. Como solução mais flexível, muitas vezes
seguida, na prática, dispõe o artigo 237.º, n.º3 CSC:
«O contrato de sociedade pode, porém, estipular que a quota figure no balanço como quota
amortizada e bem assim permitir que, posteriormente e por deliberação dos sócios, em vez da
quota amortizada, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
a alguns sócios, ou a terceiros».

Nesta última hipótese não há nem redução do capital, nem aumento proporcional das demais
quotas. Trata-se de uma operação contabilística destinada a manter o status quo. Em boa
verdade, seria questionável se estamos em face de uma verdadeira amortização, já que a quota
atingida não é, summo rigore, suprimida. Ainda no domínio dos efeitos da amortização, temos
o caso específico da contitularidade, que mereceu, no Código de 1986, um preceito específico.
o artigo 238.º CSC. Quando o fundamento da amortização atinja, objetivamente, a quota ou,
subjetivamente, todos os contitulares, não há problema: segue-se o regime geral. Quando,
porém, apenas em relação a um contitular se verifiquem os pressupostos da amortização,
temos o seguinte cenário:
 Podem os sócios deliberar que a quota seja dividida em conformidade com o título,
desde que daí não resultem quotas inferiores a 50 euros (n.º1);
 Dividida a quota, a amortização recai sobre a que pertença ao titular que reúna os
pressupostos da amortização (n.º2, 1.ª parte);
 Na falta de divisão, não há amortização (n.º2, 2.ª parte CSC).
Como explica Raúl Ventura, é, aqui, sacrificado o interesse da sociedade. Cumpre a esta
tomar medidas oportunas para facilitar a divisão ou para prevenir contitularidades demasiado
fraccionadas.

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§28.º - A execução e o registo


SQ
Regime da execução da quota: a quota é um bem penhorável. Pode, assim, ser
arrolada ou penhorada, tendo em vista a sua venda em processo executivo, para satisfação
dos direitos dos credores do sócio. Essa eventualidade suscita vários problemas,
designadamente no que toca ao âmbito da penhora e a articulação com os interesses da
sociedade. O legislador de 1986, em grande parte inspirado no anteprojeto alemão de nova
lei das sociedades por quotas, que nunca chegou a ir avante, dispensou a esta matéria um
tratamento específico: artigo 239.º CSC. Quanto ao âmbito da penhora, esclarece o artigo 307
239.º, n.º1 CSC:
 Ele abrange os direitos patrimoniais a ela inerentes
 com ressalva do direito a lucros já atribuídos por deliberação dos sócios à data da
penhora, mas sem prejuízo da penhora desses créditos;
 Mas continuando o direito de voto a ser exercido pelo titular da quota penhorada.
A sociedade pode não estar nada interessada na perspetiva da penhora e da venda executiva
de uma quota: por essa via, poderá entrar para a sociedade, como sócio, seja um estranho,
seja uma pessoa nociva para os interesses sociais. Todavia, a lei não permite que os pactos
sociais proíbam a transmissão de quotas em processo executivo ou de liquidação de
patrimónios ou que a coloquem sob a sua permissão (artigo 239.º, n.º2, 1.ª parte CSC). Ficam,
porém e à sociedade, várias vias alternativas:
 Ou à atribuição, pelo contrato, do direito de amortizar a quota, na hipótese de
penhora ou equivalente (artigo 230.º, n.º2 CSC);
 Ou o exercício de preferência pelos sócios ou pela sociedade (artigo 239.º, n.º5 CSC);
 Ou ainda o pagamento da quantia exequenda pela sociedade ou pelo sócio, com sub-
rogação no crédito (artigo 239.º, n.º3 CSC, que remete para o artigo 593.º CC).
De modo a facilitar a aplicação das diversas saídas possíveis, o artigo 239.º, n.º4 CSC
determina que a venda da quota em processo de execução ou de insolvência do sócio seja,
oficiosamente, notificada à sociedade. Trata-se de uma norma imperativa: a falta de
notificação envolve nulidade, uma vez que interfere na decisão da causa.
O registo de quotas (reforma de 2006): a regra básica advém-nos do artigo 242.º-
A CSC:
«Os factos relativos a quotas são ineficazes perante a sociedade enquanto não for solicitada,
quando necessária, a promoção do respetivo registo».
O preceito é delicado: deve ser integrado na lógica sistemática do Código de Registo
Comercial. Na verdade, o artigo 14.º, n.º1 CRCom estabelecia – e estabelece! – que os factos
sujeitos a registo só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respetivo registo.
Como lex specialis verifica-se que tais factos, quando relativos a sociedades, não produzem
efeitos mesmo quando a sociedade seja parte e perante esta enquanto não for solicitada a
promoção do registo. Tecnicamente, solicitar a promoção de um registo nem é forma de
contrato, nem é modo de publicidade. Trata-se de uma simples formalidade (necessária) a
que o legislador vem associar efeitos a nível de eficácia perante a sociedade. Esta solução é
tornada necessária pela supressão da escritura pública e sob pena de se estabelecer a completa
insegurança nas sociedades por quotas. Fica à prova. De todo o modo, a sociedade de má fé

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não poderá, pelas regras gerais, prevalecer-se da não solicitação de determinado registo. No
limite: por abuso do direito. Segundo o artigo 242.º-B CSC, cabe à própria sociedade
promover os registos relativos a factos em que, de alguma forma, tenha tido intervenção ou
SQ
mediante solicitação de quem tenha legitimidade. Ou seja (artigo 242.º-B, n.º2 CSC):
«a) O transmissário, o transmitente e o sócio exonerado;
«b) O usufrutuário e o credor pignoratício».
Pergunta-se se tal legitimidade não deveria ser estendida:
 Ao sócio envolvido em operações de unificação, de divisão e de contitularidade de
quotas, quanto a operações a elas relativas; 308
 Ao sócio excluído;
 Ao sócio cuja quota seja total ou parcialmente amortizada.
A resposta será positiva. Nestes dois últimos casos, ainda se poderia dizer que a própria
sociedade deveria tomar a iniciativa. Mas há um evidente interesse dos sócios. Segundo o
artigo 242.º-B, n.º3 CSC, o pedido de promoção do registo deve ser acompanhado dos
documentos que titulem o facto a registar. Pressupõe-se, naturalmente, que os interessados
tenham acesso a esses documentos. Quando não: há um evidente dever de colaboração por
parte da própria sociedade. Repare-se ainda que, segundo o artigo 29.º, n.º5 CRCom:
«(...) para pedir o registo de atos a efetuar por depósito apenas tem legitimidade a entidade
sujeita a registo(...)»
O registo por depósito implica o mero arquivamento dos documentos que titulam os factos
sujeitos a registo (artigo 53.º-A, n.º3 CRCom). Se a sociedade não promover o registo,
qualquer pessoa o poderá fazer junto da conservatória, seguindo-se o esquema do artigo 29.º-
A CRCom. O registo por depósito retira ao conservador do registo comercial a intervenção
que lhe competia. O legislador veio cometer à própria sociedade a observância das regras do
registo. Assim:
 O artigo 242.º-C CSC fixa as regras de prioridade da promoção dos registos: ordem
dos pedidos (n.º1), ordem de antiguidade dos factos relativos à mesma quota (n.º2) e
ordem da respetiva dependência (n.º3);
 O artigo 242.º-D CSC estabelece, agora no plano da promoção, o princípio da
instância;
 O artigo 242.º-E, n.º1 CSC impõe o princípio da legalidade, alargado pelo n.º2 a
aspetos fiscais;
 O artigo 242.º-E, n.º3 e 4 CSC introduz, a cargo das sociedades por quotas, deveres
de arquivamento e de informação aos interessados.
O contraponto de todos estes ónus, encargos e deveres reside no artigo 242.º-F, n.º1 CSC:
uma responsabilização das sociedades com presunção de culpa, nos termos seguintes:
«As sociedades respondem pelos danos causados aos titulares de direitos sobre as quotas ou a
terceiros, em consequência de omissão, irregularidade, erro, insuficiência ou demora na promoção
dos registos, salvo se provarem que houve culpa dos lesados».
O n.º2 desse preceito estabelece ainda uma responsabilidade solidária das sociedades pelo
cumprimento das obrigações tributárias cuja fiscalização lhes é cometida pelo artigo 242.º-E,
n.º2 CSC.

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Capítulo VI – A organização das sociedades por quotas SQ

§29.º - Aspetos gerais

O modo organizativo das sociedades por quotas: as sociedades por quotas 309
foram criadas como uma resposta à necessidade de preencher, de certo modo, o largo espaço
existente entre as sociedades em nome coletivo e as sociedades anónimas. Nas sociedades
em nome coletivo, o modelo organizativo era muito incipiente. No fundo, tínhamos um
conjunto de comerciantes que acordavam no exercício conjunto da sua profissão. Todos
eram competentes para administrar, para decidir e para fiscalizar. Só por muita abstração se
tornava possível discernir distintas funções na atuação do grupo. Nas sociedades anónimas,
sobretudo a partir do momento em que a sua gestão se profissionalizou e em que se tornou
necessário, mercê da aquisição automática da personalidade jurídica, prever instâncias
internas de fiscalização, cedo vieram a surgir órgãos diferenciados: a administração, a
assembleia geral e um órgão de fiscalização. Nas sociedades por quotas, o legislador hesitou.
Por um lado – particularmente nas de maior dimensão – faria todo o sentido prover a uma
diferenciação organizativa: pelo menos, teríamos de contar com uma administração e com
um colégio de todos os sócios. Além disso, seria razoável associar uma instância fiscalizadora.
Noutras, porém, compostas por dois ou três sócios, a complicação interna de nada serviria:
apenas para aumentar os custos marginais do seu funcionamento. Aí tudo poderia ser
mantido num nível inorgânico, um tanto semelhante ao das sociedades em nome coletivo.
Digamos que as mesmas pessoas dariam corpo à administração e ao colégio dos sócios.
Como decidir? O Código das Sociedades Comerciais de 1986 conservou a orientação semi-
orgânica que vinha do Direito anterior. Primeiro, foi ordenada a matéria atinente às
deliberações dos sócios (artigo 246.º a 251.º CSC), as quais poderão ocorrer em assembleia
geral, um tanto à semelhança das sociedades anónimas (artigo 248.º CSC). Depois surge a
gerência e a fiscalização (artigo 252.º a 262.º-A CSC): a gerência poderá funcionar como
órgão coletivo (artigo 261.º CSC), enquanto o pacto social pode determinar que a sociedade
tenha um conselho fiscal (artigo 262.º, n.º1 CSC), sendo, nalguns casos, obrigatoriamente
designado um revisor oficial de contas (artigo 262.º, n.º2 CSC). Fica uma lata margem à
decisão dos sócios. Estes podem optar por esquemas mais ou menos diferenciados de
organização. Mantém-se, assim, a especial ambivalência das sociedades por quotas.

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§30.º - Deliberações dos sócios e assembleia geral


SQ
A competência dos sócios: o artigo 246.º CSC distingue, basicamente, nos dois
números:
 Atos sujeitos necessariamente a deliberação dos sócios (n.º1);
 Atos supletivamente sujeitos a esse tipo de deliberação, isto é: se o contrato social
não dispuser de outra forma (n.º2).
Quanto aos atos sujeitos necessariamente a deliberação dos sócios: a lei procede (artigo 246.º, 310
n.º1, corpo CSC) a uma enumeração mínima: podem a lei ou o contrato acrescentar novos
atos. A enumeração legal – ou a contratual, quando existe – é taxativa. No seguinte sentido:
quando a prática de um ato não dependa de deliberação dos sócios, ela poderá ser levada a
cabo pela gerência: cabe-lhe representar a sociedade. A expressão dependem de deliberação
dos sócios pode parecer excessivamente circundante. Todavia, o legislador teve uma ideia:
entre os atos elencados contam-se diversos que, em última instância, acabarão por se
concretizar através da atuação da gerência. Mas, a precedê-los, deverá haver uma deliberação
dos sócios. De modo a ordenar os atos referidos no artigo 246.º CSC, de acordo com o seu
posicionamento perante atuações e outros órgãos, podemos distinguir:
 Atos auto-suficientes: a deliberação dos sócios é bastante para produzir o efeito
pretendido: consentimento para divisão (artigo 221.º, n.º6 CSC) e para cessão (artigo
230.º, n.º2 CSC) de quotas, amortização de quotas (artigo 234.º CSC), e de membros
de órgãos de fiscalização (artigo 257.º, n.º2 CSC), aprovação do relatório de gestão e
exoneração de responsabilidade (artigo 246.º, n.º1 CSC);
 Atos que exigem subsequente execução pela gerência: alterações do pacto social,
transformação e dissolução da sociedade e regresso à atividade da sociedade
dissolvida;
 Atos a concretizar pela gerência: chamada (artigo 211.º CSC) e restituição (artigo
213.º CSC) de prestações suplementares, aquisição, alienação e oneração de quotas
próprias (artigo 220.º CSC), proposição de ações contra sócios gerentes, fusão e cisão
da sociedade e alienação ou oneração de imóveis; os pontos não especificamente
reportados a preceitos legais têm a sua base no próprio artigo 246.º CSC.
Em termos materiais, a competência dos sócios poderia ser ordenada da seguinte forma
(artigo 246.º CSC):
 Quanto à própria sociedade: alteração (n.º1, alínea h)) e fusão, cisão, transformação,
dissolução e regresso à atividade (n.º1, alínea i));
 Quanto aos sócios: chamada e restituição de prestações suplementares (n.º1, alínea
a)), exclusão (n.º1, alínea c)), atribuição de lucros (n.º1, alínea e)) e proposição de
ações (n.º1, alínea g));
 Quanto às quotas: amortização, quotas próprias e cessão (n.º1, alínea b));
 Quanto a outros órgãos: designação e destituição de gerentes e de membros do
órgão de fiscalização (n.º1, alínea d) e 2.º, alíneas a) e b)), aprovação do relatório de
gestão (n.º1, alínea e)), exoneração de responsabilidade (n.º1, alínea f)) e proposição
de ações (alínea g));

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 Quanto a atos externos: alienação e oneração de imóveis ou do estabelecimento


(n.º2, alínea c)) e subscrição, aquisição, oneração ou alienação de participantes
noutras sociedades (n.º2, alínea d)).
SQ
Pergunta-se se os sócios têm competência para avocar matérias atinentes à gestão da
sociedade ou, noutro prisma: para dar instruções, nesses domínios, à gerência. Apesar de,
lamentavelmente, o Código de 1986 – sempre tão pormenorizado! – não ter esclarecido esse
ponto, a resposta deve ser positiva. Pelo seguinte:
 No tocante às sociedades anónimas, os poderes de gestão são reservados ao conselho
de administração, com competência residual (artigo 406.º CSC) e so a pedido do
órgão de administração podem os acionistas deliberar sobre matérias de gestão (artigo 311
373.º, n.º3 CSC); não encontramos nenhum preceito similar para as sociedades por
quotas;
 O artigo 259.º CSC, relativo à competência da gerência, submete-a, genericamente,
ao respeito pelas deliberações dos sócios;
 A índole geral das sociedades por quotas: tratando-se, ainda, de sociedades de pessoas
(ou disso próximas), parece oportuno deixar a estas a efetiva orientação doo ente
coletivo em jogo.
A menos que os estatutos disponham de outra forma, podem os sócios (designadamente
reunidos em assembleia geral) dar instruções à gerência. E quando ajam no âmbito dessas
instruções, não há, em princípio, responsabilidade dos gerentes. Finalmente, os sócios têm
competência para definir a sua própria competência, havendo dúvidas (Kompetenz-kompetenz).

Formas de deliberação: o tema das deliberações dos sócios das sociedades comerciais
recebe, no Código, um tratamento complexo. Devemos ter em conta:
 A matéria inserida na Parte Geral: temos, aí, um Capítulo IV precisamente epigrafado
deliberações dos sócios (artigos 53.º a 63.º CSC);
 As regras para as sociedades em nome coletivo (artigos 189.º a 190.º CSC);
 As regras para as sociedades por quotas (artigos 264.º a 251.º CSC);
 As regras para as sociedades anónimas (artigos 373.º a 389.º CSC);
 As regras para as sociedades em comandita (artigos 472.º CSC).
No caso das sociedades por quotas, haverá que lidar, em especial, com as regras gerais, com
as regras especificamente destinadas a esse tipo societário e com as regras sobre assembleias
gerais das sociedades anónimas, para as quais há uma remissão expressa (artigo 248.º, n.º1
CSC). Recordemos, aliás, que no tocante às deliberações nas sociedades em nome coletivo,
há uma remissão para as sociedades por quotas (artigo 189.º, n.º1 CSC). O Código de 1986
admite várias formas de deliberação dos sócios. De acordo com o artigo 54.º CSC, ainda que
articulando-se, em termos nucleares, com o artigo 247.º CSC, podemos distinguir, quanto Às
formas de deliberação:
 Deliberações unânimes por escrito (artigo 54.º, n.º1, 1.ª proposição CSC):
resultam de todos os sócios terem, por essa forma, emitido uma declaração de
vontade confluente. A lei não prevê formalidades especiais, sendo todavia evidente
que terá de tomar a iniciativa. Nos termos gerais do Decreto-Lei n.º7/2004, 7 janeiro
(artigo 26.º, n.º1 CSC), a competente declaração pode ser feita por meios eletrónicos
(pela Internet), valendo como forma escrita. O essencial para que surja a deliberação
é, aqui, simplesmente a manifestação unânime de vontade.

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 Deliberações em assembleias universais (artigo 54.º, n.º1, 2.ª proposição):


exigem que todos os sócios estejam presentes, que todos queiram deliberar e que só
se decida sobre assuntos por todos consentidos (artigo 54.º, n.º1 e 2 CSC). Embora SQ
se possa falar em assembleia geral é evidente que fica dispensada uma série de regras,
pelo que surge um processo deliberativo autónomo.
 Deliberações por concordância com proposta remetida por escrito (artigo
247.º, n.º1 e 5 CSC): aproximam-se de um referendum. O artigo 247.º, n.º1 CSC fala
em deliberações por voto escrito, o que pode provocar confusão com as deliberações
unânimes por escrito do artigo 54.º, n.º1 CSC. Mal: o legislador, para mais perante a
clara distinção que vinha da legislação anterior, bem poderia ter evitado tais 312
confusões. A deliberação aqui em causa pressupõe todo um processamento regulado
no artigo 247.º CSC:
i. Exige um acordo dos sócios, desde que ela não seja excluída pela lei ou pelo
pacto social (n.º2);
ii. Os gerentes devem fazer uma consulta por carta registada, com o objeto da
deliberação e com a cominação de que a falta de resposta dentro dos 15 dias
seguintes à expedição da carta será tida como assentimento à dispensa da
assembleia (n.º3);
iii. Quando se possa proceder à votação nesses termos (por falta de oposição) o
gerente envia a todos os sócios a proposta concreta de deliberação, com os
elementos necessários de informação e fixa prazo para o voto não inferior a 10
dias (n.º4);
iv. O voto escrito deve identificar a proposta e conter a aprovação ou a rejeição
desta; qualquer modificação ou condicionamento do voto implica a rejeição da
proposta (artigo 247.º, n.º5 CSC);
v. O gerente lavra ata em que menciona a verificação de todo o ritual, transcreve
a proposta e o voto de cada sócio, declara a deliberação tomada e envia cópia
da ata a todos os sócios (artigo 247.º, n.º6 CSC);
vi. A deliberação considera-se tomada no dia em que for recebida a última
resposta ou no fim do prazo marcado, caso algum sócio não responda (artigo
247.º, n.º7 CSC).
O processo é longo e pesado. Não vemos razão para que, ao abrigo da autonomia
privada, os estatutos não possam simplificar tudo isto, desde que ressalvem o
essencial: todos devem ter possibilidade de votar e todos devem estar esclarecidos. A
mera simplificação não vai contundir com a regra da tipicidade na forma das
deliberações (artigo 53.º, n.º1 CSC). Além disso, tudo isto poderá ser feito por via
eletrónica.
 Deliberações em assembleia geral (artigo 247.º, n.º1 CSC).
Assembleias gerais: a assembleia geral constitui, por excelência, o esquema de
deliberação dos sócios. Pensamos que ela nunca opera no mesmo plano de igualdade das
outras formas: apenas em assembleia pode haver debate e evolução do próprio pensamento.
E a grande matriz das assembleias gerais é a das sociedades anónimas. O artigo 241.º CSC
recorre à técnica de uma remissão ampla para a assembleia geral das sociedades anónimas,
intensificando-a: obriga o intérprete-aplicador a percorrer, num vaivém, diversos preceitos
complexos, procedendo às competentes adaptações, o que parece menos adequado, para
mais num Código que se dirigirá a gestores não juristas. A matéria relativa às assembleias
gerais das sociedades anónimas alarga-se, efetivamente, por 17 artigos (artigos 373.º a 389.º

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CSC), apenas caso a caso se podendo verificar se é viável a transposição. Quanto às normas
específicas para as assembleias gerais das sociedades por quotas, temos (artigo 248.º CSC):
 Qualquer sócio por quotas pode exercer os direitos, atribuídos a minoritários nas
SQ
anónimas, quanto à convocação e à inclusão de assuntos na ordem do dia (n.º2);
 A convocação compete a qualquer dos gerentes e deve ser feita por carta registada
expedida com a antecedência mínima de quinze dias; o contrato de sociedade pode
exigir outras formalidades ou estabelecer um prazo mais longo (n.º3);
 A presidência compete ao sócio que detiver ou representar a maior fração de capital,
prevalecendo, em igualdade de circunstâncias, o mais velho: tudo isso a título
supletivo (n.º4); 313
 Nenhum sócio, mesmo que impedido de exercer o voto, pode ser privado de
participar na assembleia: uma norma injuntiva (n.º5);
 As atas devem ser assinadas por todos os sócios que participaram na assembleia (n.º6).
Pertence à tradição das sociedades por quotas o estabelecimento de restrições quanto à
representação voluntária, para efeitos de participação em assembleia geral. Não vemos
justificação nem vantagem para tal solução: a representação voluntária é, hoje, um instituto
normalíssimo. Quando muito será de exigir, em certos casos, poderes especiais. No fundo,
o legislador imbui-se na ideia de que a assembleia geral é um gremium pessoal e de que a
qualidade de sócio tem essa mesma qualidade, não logrando quebrar tais amarras. Fixou as
regras seguintes (artigo 249.º CSC):
 A representação voluntária só pode ser conferida, pelo sócio, ao seu cônjuge, a um
seu descendente ou descendente ou a outro sócio, a não ser que o contrato de
sociedade faculte expressamente outros representantes (n.º5);
 Não é permitida a representação voluntária em deliberações por voto escrito (n.º1);
 Os instrumentos que não mencionem a duração dos poderes são válidos apenas para
o ano civil respetivo (n.º3);
 Para uma representação em determinada assembleia geral, em primeira ou em
segunda data, basta uma carta dirigida ao respetivo presidente (n.º4).
Como se vê, mantêm-se as restrições de fundo quanto à representação voluntária, ainda que
com o trocadilho de a regra básica estar dissimulada no n.º5 do artigo 249.º CSC. Ora, uma
sociedade por quotas não é um instituto de Direito da Família. Também não se visualiza para
quê penalizar pessoas que não possam comparecer pessoalmente por impedimento sério ou
por deficiência: ficarão nas mãos aleatórias de terem familiares próximos disponíveis ou
sócios da sua confiança. Impõe-se, pois, o maior cuidado na representação dos pactos sociais,
sendo certo que, no limite, o artigo 249.º, n.º5 CSC poderá ser julgado inconstitucional, por
violação do princípio da não discriminação. Apuradas as regras específicas das sociedades
por quotas – e salvo o que abaixo se dirá sobre o tema dos votos – cumpre verificar
rapidamente quais são os preceitos relativos às sociedades anónimas e que aqui sejam
aplicáveis por via da remissão do artigo 248.º, n.º1 CSC. Assim:
 Artigo 373.º CSC: não é aplicável, prevalecendo os artigos 247.º e 246.º CSC;
 Artigo 374.º CSC: não é aplicável, prevalecendo o artigo 248.º, n.º4 CSC;
 Artigo 374.º-A CSC: não é aplicável, pela mesma razão;
 Artigo 375.º CSC: é aplicável, com as adaptações prescritas no artigo 248.º, n.º2 CSC
e com adaptação dos órgãos;
 Artigo 376.º CSC: é aplicável, com adaptação dos órgãos;

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 Artigo 377.º CSC:


i. N.º1 a 4: não são aplicáveis, prevalecendo o artigo 248.º, n.º3 CSC, todavia,
podemos admitir a convocação pelo conselho fiscal, quando exista, ou pelo
SQ
tribunal;
ii. N.º5 a 8: são aplicáveis, com as adaptações dos órgãos;
 Artigo 378.º CSC: é aplicável, com as adaptações impostas pelo artigo 248.º, n.º5
CSC;
 Artigo 380.º CSC: não é aplicável – prevalece o artigo 249.º CSC.
 Artigo 381.º CSC: é aplicável;
 Artigo 382.º CSC: é aplicável, embora se possa admitir mais simplicidade na sua 314
execução;
 Artigo 383.º CSC: é aplicável;
 Artigo 384.º CSC: não é aplicável, prevalecendo o artigo 250.º CSC;
 Artigo 385.º CSC: é aplicável;
 Artigo 386.º CSC:
i. N.º1 a 4: não são aplicáveis, na medida em que prevalece o artigo 250.º CSC;
ii. N.º5: é aplicável;
 Artigo 387.º CSC: é aplicável;
 Artigo 388.º CSC:
i. N.º1: é aplicável;
ii. N.º2 e 3: não são aplicáveis, prevalecendo o artigo 248.º, n.º6 CSC;
 Artigo 389.º CSC: não é aplicável.
Como se vê, o exercício académico é interessante. Diversas são, porém, as vantagens práticas
do sistema legislativo adotado.

Votos e impedimentos: o Código das Sociedades Comerciais veio desdobrar a matéria


em dois preceitos: o artigo 250.º e o artigo 251.º CSC. Assente na experiência anterior, vieram
dar um maior desenvolvimento a toda a matéria. Quanto ao voto (artigo 250.º CSC), temos:
 Conta-se um voto por cada centavo do valor nominal da quota (n.º1);
 Permite-se que o pacto social atribua, como direito especial, dois votos por cada
centavo, até ao limite de 20% do capital (n.º2);
 Consideram-se, salvo disposição especial da lei ou do contrato, tomadas as
deliberações que obtiverem a maioria dos votos emitidos, não se considerando como
tais as abstenções (n.º3).
Nos termos gerais, o voto é simples e não condicionado: representa sim ou não a uma
determinada proposta; o voto condicionado equivalerá a um voto contra. A matéria dos
impedimentos de voto vem tratada no artigo 251.º CSC: tem natureza imperativa (artigo
251.º, n.º2 CSC). A lei recorrer à técnica de enunciar um princípio geral (artigo 251.º, n.º1,
1.ª parte CSC), complementando-o, a título exemplificativo, com várias hipóteses mais
concretas (artigo 251.º, n.º1, 2.ª parte e alíneas). Quanto ao princípio geral, temos:
«O sócio não pode votar nem por si, nem por representante, nem em representação de outrem,
quando, relativamente à matéria da deliberação, se encontre em situação de conflito de interesses
com a sociedade».
Esta técnica presta-se a intermináveis dúvidas. Além do mais, parra a haver desconexão com
o artigo 384.º, n.º6 CSC, que fixa as inibições no tocante às sociedades anónimas. Podemos,
de todo o modo e para além da experiência acolhida no regime anterior, apresentar algumas

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proposições jurisprudenciais concretizadoras. À partida, interessa ter presente a enumeração


legal exemplificativa. Segundo a 2.ª parte do artigo 251.º, n.º1 CSC: SQ
«Entende-se que a referida situação de conflito de interesses se verifica designadamente quando
se tratar de deliberação que recaia sobre:
«a) Liberação de uma obrigação ou responsabilidade própria do sócio, quer nessa qualidade,
quer como gerente ou membro do órgão de fiscalização;
«b) Litígio sobre pretensão da sociedade contra o sócio ou deste contra aquela, em qualquer
das qualidades referidas na alínea anterior, tanto antes como depois do recurso a tribunal;
315
«c) Perda do sócio de parte de uma quota, na hipótese prevista no artigo 204.º, n.º2 CSC;
«d) Exclusão do sócio;
«e) Consentimento previsto no artigo 254.º, n.º1;
«f) Destituição, por justa causa, da gerência que estiver exercendo ou de membro do órgão de
fiscalização;
«g) Qualquer relação, estabelecida ou a estabelecer, entre a sociedade e o sócio, estranha ao
contrato de sociedade».
Quanto à concretização jurisprudêncial, relevamos as seguintes proposições:
 Acórdãos RLx 16 março 1989 e STJ 5 junho 1997: um sócio pode tomar parte na
sua própria eleição como gerente;
 Acórdãos RCb 7 abril 1994 e RPt 24 novembro 1997: idem, quanto à fixação do
seu vencimento na gerência;
 Acórdão STJ 28 setembro 1995: idem, quanto à relação entre a sociedade e uma
terceira pessoa, ainda que cônjuge do sócio;
 Acórdão RPt 2 fevereiro 1998: idem, quanto à aprovação das contas anuais, mesmo
sendo sócio-gerente;
 Acórdão STJ 4 maio 1993: idem, quanto à amortização da sua própria quota.
Em compensação, ele não pode votar quanto à sua própria exclusão (Ac. STJ 9 fevereiro
1995). O artigo 251.º, n.º1, 2.ª parte CSC, nas suas diversas alíneas, é meramente
exemplificativo, como se disse. Porém, para determinarmos novas situações de conflitos de
interesses inibidores de votos, é necessário que se verifique uma proximidade valorativa com
as situações enunciadas na lei (Ac. RPt 11 outubro 1993). O sentido das limitações
deliberativas surgem em diversos lugares paralelos, para além das sociedades por quotas.
Dispõe o artigo 410.º, n.º6 CSC:
«O administrador não pode votar sobre assuntos em que tenha, por conta própria ou de terceiros,
um interesse em conflito com o da sociedade; em caso de conflito, o administrador deve informar
o presidente sobre ele».
Por seu turno, o artigo 8.º, n.º2 Decreto-Lei n.º 464/82, 9 dezembro, articula:
«O gestor público deverá declarar-se impedido de tomar posições no órgão de gestão a que
pertence sempre que sejam tomadas deliberações que afetem, direta ou indiretamente, os seus
interesses pessoas(...)».
Finalmente, o artigo 11.º, n.º1 Decreto-Lei n.º 464/82, determina:

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«Os gestores públicos ficam impedidos de representação de interesses privados na administração


de quaisquer empresas e ainda da prestação de outros serviços em empresas concorrentes,
fornecedoras, clientes ou por qualquer vínculo ligados àquelas de que sejam gestores, salvo por
SQ
incumbência destas ou de entidades públicas».
Trata-se de preceitos imperativos. Neles, a lei está preocupada não com o sentido das
deliberações, mas com o procedimento que a elas conduza. Repare-se: o gerente ou o
administrador (ou gestor) que delibere em causa própria pode tomar a melhor posição para
a empresa e pode, inclusive, decidir contra o seu próprio interesse. Todavia, o alarido, a
dúvida e a suspeição irão, inevitavelmente, ficar a pairar sobre o desiderato, afetando a
transparência e a credibilidade da empresa e pondo em crise a confiança que deve reinar nas 316
relações económico-sociais. Da mesma forma, o gestor que aceite comprometer-se perante
outra empresa poderá, concretamente, nada fazer de prejudicial. Os danos para a imagem do
setor público daí advenientes levam, contudo, à proibição legal absoluta de que demos conta.
Podemos formular um princípio de isenção processual, princípio esse que aflora no campo
judicial (artigo 115.º CPC32) e no campo administrativo (artigo 44.º CPA33). Voltamos a frisar:
não está em causa o mérito substancial da deliberação, que poderá ser óbvio e indiscutível;
simplesmente, o processo que a ele conduz surge equívoco pelo que a lei veda, pura e
simplesmente, tais deliberações. O princípio da isenção processual é injuntivo: perderia
sentido quando, sobre ele, as partes envolvidas viessem dispor. Podemos afirmar que ele
integra a ordem pública. Assim entendida, a isenção processual não tem nada de excecional.
Em simples analogia iuris, ela é aplicável a casos análogos, isto é, a situações que,
manifestamente, traduzam – ou possam traduzir – na comunidade jurídica, a mesma carga
negativa que advenha das decisões em causa própria.

§31.º - A gerência

Designação e substituição: o artigo 252.º, n.º1 CSC fixa um ou mais gerentes. Caberá
ao pacto social ou, na falta de indicação, aos sócios, decidir qual o número de gerentes
pretendido. Como requisitos (n.º1), temos apenas:
 Podem ser sócios ou estranhos;
 Devem ser pessoas singulares;
 Com capacidade jurídica plena.
Fica aberta a porta ao apelo a gestores profissionais. Não se acolheu a orientação, patente
quanto às sociedades anónimas (artigo 390.º, n.º4 CSC), de se poder escolher uma pessoa
coletiva a qual deveria, depois, nomear uma pessoa singular para exercer o cargo em nome
próprio: provavelmente por ter prevalecido o entendimento de que se deveria dar prioridade
a uma estreita confiança pessoal entre os membros da gerência. De todo o modo, a abertura
facultada nas sociedades anónimas permite-nos considerar que o pacto social pode admitir
pessoas coletivas como gerentes, seguindo-se, depois, o preceito do artigo 390.º, n.º4 CSC.
Quanto à capacidade jurídica plena: ficam excluídos os menores, os interditos e os
inabilitados, os insolventes e, ainda, as pessoas que, quanto ao exercício do comércio,

32 CPC 2013
33 Sem paciência para ver se é do código atual ou não. vejam vocês

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incorram em proibições, incompatibilidades, inibições e impedimentos. O próprio contrato


pode, aqui, criar novas exigências: mas à partida não se exigem especiais habilitações. A
designação de gerentes é feita (artigo 252.º, n.º2 CSC): SQ
 No contrato de sociedade;
 Posteriormente, por deliberação dos sócios;
 Por outra forma prevista no contrato.
A designação feita no contrato de sociedade pode originar um direito comum a gerência ou
um direito especial: neste último caso, ele não pode ser suprimido sem o acordo do próprio
(artigo 24.º, n.º5 CSC); admite-se, aqui, a destituição com justa causa. O direito especial à
gerência não se transmite com a quota respetiva (artigo 24.º, n.º3 CSC). O saber se, perante 317
uma designação, se está em face de um direito comum ou um direito especial A gerência é
questão de interpretação. A lei resolve, ainda, outros problemas interpretativos. Assim:
 A gerência atribuída no contrato a todos os sócios não se entende conferida aos que
só posteriormente adquiriram essa qualidade (artigo 252.º, n.º3 CSC): mantém-se,
pois, uma conceção pessoal de gerência;
 A gerência não é transmissível por ato entre vivos ou por morte, nem isolada, nem
conjuntamente com a quota (artigo 253.º, n.º4 CSC): aflora, de novo, a sua natureza
pessoal.
A substituição de gerentes está tratada no artigo 253.º CSC. À partida, devemos antecipar
que, segundo o artigo 256.º CSC, as funções de gerente subsistem, ilimitadamente, até que
sobrevenha destituição ou renúncia. Além disso, o contrato de sociedade ou o ato de
designação podem fixar a sua duração. Pois bem (tendo em conta que a falta não equivale ao
desconhecimento do seu paradeiro – Ac. RPt 9 fevereiro 1993):
 Faltando definitivamente um gerente, os restantes prosseguem nas suas funções,
aguardando-se a substituição do faltoso;
 Faltando definitivamente todos os gerentes, os diversos sócios assumem, ex lege, os
poderes de gerência até que sejam designados os gerentes (artigo 253.º, n.º1 CSC);
 Se a falta for temporária e não for possível aguardar pela cessação da falta, os diversos
sócios assumem, ex lege, os poderes de gerência até que sejam designados os gerentes
(artigo 253.º, n.º2 CSC);
 Faltando definitivamente o gerente cuja intervenção seja necessária, ex contractu, para
a representação da sociedade e sendo a exigência nominal, cairemos, então, no artigo
253.º, n.º1 CSC: todos os sócios são gerentes, até à nova designação;
 Não sendo a exigência nominal, pode qualquer sócio ou gerente requerer ao tribunal
a nomeação de um gerente substituto, até a situação ser regularizada (artigo 253.º,
n.º3 CSC).
Os gerentes judicialmente nomeados têm direito à indemnização razoável das despesas que
façam e a uma remuneração; na falta de acordo com a sociedade, elas são fixadas pelo tribunal
(artigo 253.º, n.º4 CSC).

Competência: os gerentes, como quaisquer administradores de sociedades, têm,


fundamentalmente, dois poderes: o poder de administrar ou gerir e o poder de representar a
sociedade.
 Quanto ao poder de administrar: podemos dizer que ele envolve a possibilidade
de praticar todos os atos materiais ou jurídicos que se mostrem necessários ou

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convenientes para a prossecução do objeto social (artigo 259.º CSC). Fica, em regra,
incluída a gestão corrente. Quanto aos atos de disposição: haverá que retirar os que,
pela lei ou pelos estatutos, fiquem reservados para deliberação dos sócios (v.g. artigo SQ
246.º, n.º2, alíneas c) e d) CSC). Como vimos, os sócios podem dar instruções aos
gerentes; tal o alcance do final do artigo 259.º CSC.
 Quanto ao poder de representação: mercê do nexo de organicidade, os atos que
os gerentes pratiquem em nome e por conta da sociedade produzem os seus efeitos,
na esfera jurídica desta. Para tanto, basta que, nos atos escritos, aponham a sua
assinatura com indicação da sua qualidade de gerentes da sociedade considerada
(artigo 260.º, n.º4 CSC). Trata-se de um preceito nuclear que tem dado lugar a muitas 318
dezenas de acórdãos, numa abundante e esclarecedora casuística. Vamos reter alguns:
i. Acórdão STJ(P), JU n.º1/2002, 6 dezembro 2001: a indicação da qualidade
de gerentes pode ser deduzida, nos termos do artigo 217.º CC, de factos que
com toda a probabilidade a revelem;
ii. Acórdão RPt 19 abril 1990: desapareceram as antigas assinaturas com firma
previstas na LSQ;
iii. Acórdão RPt 14 junho 1993: exigem-se, sempre, os dois elementos: assinatura
pessoal do gerente e indicação expressa dessa sua qualidade.
iv. Acórdão RPt 5 maio 1997: a mera assinatura do gerente, sem se dizer em que
qualidade o faz, não vincula a sociedade;
v. Acórdão RLx 20 novembro 1997: uma assinatura em título de crédito sobre
o carimbo de uma sociedade comercial, acompanhada da identificação
manuscrita dessa sociedade, estabelece uma presunção clara de que ela pertence
ao gerente dessa sociedade;
vi. Acórdão RLx 14 janeiro 1999: o artigo 264.º, n.º4 CSC deve ser interpretado
restritivamente no sentido de só exigir o duplo requisito da assinatura do
gerente e da menção dessa qualidade quando não for possível determinar se ele
atuou em nome próprio ou em representação da sociedade;
vii. Acórdão RLx 8 julho 1999: a assinatura pessoal do gerente em nome da
sociedade vincula esta, não sendo necessária a expressa invocação deste nome,
o qual poderá resultar das circunstâncias em que a assinatura pessoal foi aposta
ou em que o ato foi praticado;
viii. Acórdão STJ 7 outubro 1999: a menção, no verso da livrança, por aval à firma
subscritora, sob a qual foi manuscrita uma assinatura, seguida, entre parêntesis,
da firma de uma sociedade por quotas, é suficiente (em nome da boa fé e da
segurança no comércio jurídico) para vincular a sociedade;
ix. Acórdão STJ 11 abril 2000: quando o ato seja oral, é necessário que o gerente
estabeleça, por alguma forma, a ligação do ato com a sociedade;
x. Acórdão STJ 3 outubro 2000: a exigência do artigo 260.º, n.º4 CSC aplica-se,
também, aos atos em que a forma escrita seja meramente voluntária;
xi. Acórdão RLx 26 abril 2001: basta a aposição da assinatura de dois gerentes
sob um carimbo da sociedade;
xii. Acórdão RLx 27 maio 2003: idem, de um deles, nas mesmas circunstâncias;
xiii. Acórdão RLx 12 abril 2005: a falta de assinatura gera um vício de fundo: não
de forma.
Hoje, podemos considerar que a técnica de atuação em modo coletivo através de sociedades,
em especial de sociedades por quotas, está plenamente popularizada. Assim, quer o próprio
gerente, quer os particulares que, com ele, contratem, têm a perfeita noção de que age uma

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sociedade. Esta ficará vinculada. De resto – como vamos ver de seguida – a ordem jurídica,
até por preocupações comunitárias, tutela fortemente a confiança nessa representação. O
preceito decisivo é, aqui, o artigo 260.º, n.º1 CSC, que dispõe: SQ
«Os atos praticados pelos gerentes, em nome da sociedade e dentro dos poderes que a lei lhe
confere, vinculam-na para com terceiros, não obstante as limitações constantes do contrato social
ou resultantes de deliberações dos sócios».
Os números subsequentes prosseguem:
 A sociedade pode, porém, opor a terceiros as limitações de poderes resultantes do
seu objeto social se provar que o terceiro as conhecia ou devia conhecer e se não 319
tiver assumido o negócio, expressa ou tacitamente (n.º2);
 Não bastando, para o efeito, a publicidade dada ao contrário (n.º3).
Este preceito filia-se diretamente no artigo 6.º, n.º4 CSC o qual, por seu turno, advém do
artigo 9.º da 1.ª Diretriz do Direito das Sociedades. Pretende-se proteger a comunidade
interessada de limitações não imediatamente aparentes nos poderes de representação dos
gerentes e administradores: uma opção que vibra mais um golpe no antigo princípio da
especialidade. Tem o maior interesse conhecer a aplicação prática destas regras. Assim:
 Acórdão STJ 27 janeiro 1993: a prestação de fiança a favor de terceiros por gerentes
de uma sociedade por quotas, estando fora do objeto social, só será nula se, em
função das circunstâncias em que for prestada, a outra parte tiver a obrigação de
conhecer o abuso de poderes;
 Acórdão STJ 10 dezembro 1997: os poderes representativos dos gerentes das
sociedades por quotas ficam imunes às restrições ou limitações que os sócios
pretendam estabelecer, quer logo no contrato de sociedade, quer depois por meio de
dliberações;
 Acórdão RPt 1 julho 1999: a administração e a representação de uma sociedade por
quotas não podem estar limitadas pela intervenção de sócio não gerente;
 Acórdão STJ 21 setembro 2000: o ato ou negócio jurídico praticado pelos sócios
gerentes de uma sociedade não pode ser considerado nulo com o fundamento de
que, dado o princípio da especialidade, a sociedade não tem capacidade de gozo para
o realizar;
 Acórdão RLx 22 janeiro 2002: não obstante a previsão, no pacto social de uma
sociedade por quotas, da intervenção de dois gerentes para vincular a sociedade, a
intervenção de apenas um deles em representação da sociedade como aceitante de
uma letra vincula este perante o sacador;
 Acórdão RLx 20 agosto 2004: é válida, perante terceiros, a procuração forense
emitida por um dos gerentes de uma sociedade por quotas em nome desta, mesmo
que o pacto social exija a assinatura de dois gerentes para vincular a sociedade.
 Acórdãos RCb 25 maio 1999 e RLx 14 março 2002: recai sobre a sociedade o ónus
de provar que o terceiro sabia ou não podia, dadas as circunstâncias, ignorar que o
ato praticado não respeitou a cláusula do objeto ou as limitações de poderes
resultantes do pacto social.
A prática regista ainda situações nas quais se pretendeu limitar, por deliberações sociais, os
poderes de representação de algum dos gerentes: a jurisprudência considera-as nulas. Ainda
no tocante à representação da sociedade, tem o maior interesse atentar no artigo 261.º, n.º3
CSC:

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«As notificações ou declarações de terceiros à sociedade podem ser dirigidas a qualquer dos
gerentes, sendo nula toda a disposição em contrário do contrato de sociedade». SQ
Para efeitos de representação passiva, temos, pois, uma norma imperativa. De novo domina
a intenção muito clara de proteger a confiança geral do público nas sociedades e nos seus
suportes representativos. Quando o gerente deva ou queira fazer notificações ou deliberações
à sociedade e para evitar o ato consigo próprio, o artigo 260.º, n.º5 CSC estabelece que elas
devem ser dirigidas a outro gerente ou, não o havendo, sucessivamente, ao órgão de
fiscalização ou a qualquer sócio.
Funcionamento: no funcionamento da gerência, havendo mais de um gerente, temos, 320
basicamente, três possíveis sistemas:
 Gerência disjuntiva: cada um dos vários gerentes pode, isoladamente, decidir e
praticar os atos de gestão ou de representação da sociedade;
 Gerência conjunta (ou coletiva): os poderes devem ser exercidos por dois ou mais
gerentes, todos eles manifestando a mesma vontade;
 Gerência colegial: os gerentes atuam em grupo, deliberando em reunião e tendo
cada um 1 voto.
É possível uma combinação de vários sistemas. A própria lei estabelece um esquema de
gerência disjunta para a legitimidade passiva (artigo 261.º, n.º3 CSC) e, supletivamente, um
de gerência conjunta para os demais poderes (artigo 261.º, n.º1 CSC). Já se considerou que
uma gestão do tipo colegial, própria dos conselhos de administração das sociedades
anónimas, não poderia ser aplicada às sociedades por quotas, por violação do princípio da
tipicidade. Os sócios têm o poder de dar instruções à gerência (artigo 259.º, in fine CSC). Por
maioria de razão podem regular internamente o seu exercício. De modo a facilitar o
funcionamento da gerência, podem os gerentes delegar nalgum ou nalguns deles a
competência para determinados negócios ou espécies de negócios; mesmo aí é necessário
que a delegação lhes atribua expressamente o poder de vincular a sociedade (artigo 261.º
CSC). Temos, aqui, a possibilidade de uma distribuição de pelouros, entre os diversos
gerentes. A atividade dos gerentes – como qualquer atividade – deve ser remunerada. No
caso dos gerentes, assim é: salvo disposição em contrário, no pacto social. A remuneração é
fixada pelos sócios (artigo 255.º, n.º1 CSC): naturalmente, ela será, de modo implícito, aceito
pelo gerente, quando este concorde com a designação. Mesmo no silêncio do pacto, poderá
não haver remuneração, se assim for decidido pelos sócios e sufragado pelo gerente. Da
remuneração deve distinguir-se o pagamento de despesas. O exercício gratuito de funções,
quando ocorra, não é uma liberdade: o gerente move-se num plano comercial, acabando por
ter um retorno a nível de lucros da sociedade. Os gerentes Têm, em regra, a maioria dos
votos na assembleia geral. Pode acontecer que, por essa via, estipulem remunerações
exorbitantes, que drenem, para eles, os lucros que deveriam assistir a todos. O artigo 255.º,
n.º2 CSC permite que, a requerimento de qualquer sócio e em processo de inquérito judicial,
o tribunal reduza as remunerações que se mostrem gravemente desproporcionadas, quer ao
trabalho prestado, quer à situação da sociedade. O artigo 255.º, n.º3 CSC proíbe que, salvo
cláusula expressa do contrato de sociedade, a remuneração dos gerentes consista, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade. Haverá, aqui, uma vertigem
assalariadora: não vemos porque razão, independentemente do pacto social, não se poderia
deliberar no sentido de uma comparticipação, no s lucros, por parte da gerência.
Naturalmente: é um ato de boa gestão.

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Direitos e deveres; proibição de concorrência: ao gerente incumbem todos os


deveres que respeitam à administração da sociedade por quotas: podemos falar em deveres
genéricos. Na execução desses deveres, cabe-lhes atuar com a diligência prescrita no artigo
SQ
64.º CSC. Além disso, ele incorre em deveres materiais de lealdade: uma construção clássica,
inicialmente apoiada na boa fé e que tem vindo a assumir uma estruturação própria. Como
dever especificamente dirigido aos gerentes das sociedades por quotas, temos a proibição de
concorrência inserida no artigo 254.º CSC:
«1. Os gerentes não podem, sem consentimento dos sócios, exercer, por conta própria ou alheia,
atividade concorrente com a da sociedade».
321
No tocante à própria noção de concorrência aqui relevante, o artigo 254.º, n.º2 CSC veio
precisar que está em causa qualquer atividade abrangida no objeto da sociedade, desde que
efetivamente exercida ou desde que o seu exercício tenha sido deliberado pelos sócios.
Quanto ao exercício (artigo 254.º, n.º1 e 3 CSC), temos:
 A atuação própria direta;
 A atuação por interposta pessoa;
 A atuação, direta ou por interposta pessoa, em sociedade que implique a assunção de
responsabilidade ilimitada;
 A participação de, pelo menos, 20% do capital ou nos lucros de sociedade em que
assuma responsabilidade limitada.
Quanto a participação em sociedades, deve subentender-se: desde que concorrentes, por
preencherem os requisitos do artigo 254.º, n.º2 CSC: de outro modo, o artigo 254.º, n.º3 CSC
nem faria sentido. Uma boa interpretação destes preceitos exigiria o levantamento dos
objetivos de proibição. Perante o texto dador (do Código Civil Italiano) têm sido defendidas
as teses seguintes:
 O legislador pretende tutelar o interesse da sociedade em poder dispor das
energias do gerente: mas não, uma vez que lhe não são vedadas ocupações extra-
societárias, desde que não sejam concorrentes;
 O legislador quer prevenir a fuga de informações: tão-pouco, dado que, para isso,
bastaria, por hipótese, uma pequena participação; além disso (Soveral Martins) a
proibição sempre subsistiria, mesmo que o gerente não tivesse acesso a quaisquer
informações sigilosas;
 O legislador visa evitar um potencial conflito de interesses que afaste o
gerente da realização do interesse social: a opção de Ferrer Correia, de Raúl
Ventura e de Soveral Martins.
 Menezes Cordeiro: permitimo-nos dissentir. A proibição de concorrência, pelo
modo abstrato por que é estatuída (pense-se na percentagem de 20%: porque não 25%
ou 15%?) vale por si: não por fins que a transcendam. A lei pretende, simplesmente,
que exista uma confiança geral e objetiva nas instituições societárias e que o grande
público tenha a sensação de que imperam a limpidez e lisura nos negócios. A
concorrência condenável e a deslealdade no exercício de funções terão de ser
verificadas e sancionadas in concreto. Em abstrato, apenas se poderá fixar um quadro
normal e tranquilo, que proteja o sistema.
Quanto ao consentimento para a atuação concorrente: ele pode ser dado no próprio pacto
social, visando cada interessado, individualmente. O artigo 254.º, n.º4 CSC estabelece
algumas regras facilitadoras. Assim:

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 Presume-se o consentimento quando o exercício da atividade seja anterior à


nomeação do gerente e seja conhecido dos sócios que detenham a maioria do capital;
 Idem, quando, existindo esse conhecimento, ele continue a exercer as suas funções SQ
decorridos mais de 90 dias depois de ter sido deliberada nova atividade da sociedade
com a qual concorra a que vinha sendo exercida por ele.
Sanções pela violação da proibição da concorrência: ela constitui justa causa de destituição e
obriga o gerente a indemnizar a sociedade pelos prejuízos que a ela sofra (artigo 254.º, n.º5
CSC). Tais direitos prescrevem em 90 dias contados do momento em que todos os sócios
tenham conhecimento da atividade exercida pelo gerente ou, em qualquer caso, no prazo de
cinco anos contados do início da atividade (artigo 254.º, n.º6 CSC). Põe-se a hipótese, 322
facilitada pela letra da lei, de ser sancionada uma atividade que se prolongue no tempo: não
um ato isolado de concorrência. Não vemos base valorativa para a distinção. Um ato isolado
de concorrência pode representar uma autêntica estocada na sociedade, traduzindo grave
deslealdade. Tudo dependerá do caso concreto considerado.
A destituição: a relação de gerência é duradoura: na falta de termo fixado no contrato de
sociedade ou no ato de designação, ela perdura indefinidamente, até que sobrevenham ou a
destituição ou a renúncia (artigo 256.º CSC). Na realidade, a gerência pode cessar por diversas
outras razões. Assim, sucederá por morte ou incapacitação do gerente, por reforma ou por
dissolução da sociedade. Também poderá cessar por mutuo acordo entre o gerente e a
sociedade. Ficam-nos, como formas potencialmente problemáticas de extinção da gerência,
os esquemas unilaterais: a destituição, quando a iniciativa compita à sociedade e a renúncia,
quando caiba ao gerente. A destituição de gerentes vem tratada no artigo 257.º CSC. I
princípio básico é o da livre destituibilidade dos gerentes, isto é: o de livre revogabilidade da
sua situação, por ato unilateral e discricionário da sociedade. A justa causa, como veremos,
apenas é necessária para que não haja lugar a indemnização e, ainda, para outros efeitos
abaixo referidos. A designação com um termo não impede a livre destituição antes dele. A
matéria da destituição é sensível: prende-se, de certo modo, com a ordem pública societária.
Assim, não é possível ficar, nos estatutos, uma não destituibilidade dos gerentes ou de
determinados gerentes. Pode-se, sim:
 Fixar um direito especial à gerência, altura em que só com acordo do próprio poderia
haver destituição (artigo 257.º, n.º3, 1.ª parte CSC);
 Subordinar a destituição a uma maioria qualificada ou a outros requisitos (artigo 257.º,
n.º2 CSC).
Nenhuma destas situações pode, todavia, impedir a destituição por justa causa. A presença
de justa causa permite:
 Deliberar a destituição por maioria simples, mesmo quando o pacto a sujeite a
maioria qualificada ou a outros requisitos (artigo 257.º, n.º2, 2.ª parte CSC);
 Deliberar que a sociedade requeira a suspensão e a destituição do gerente que detenha
um direito especial à gerência, designado para tanto, um representante especial;
 A qualquer sócio, requerer a suspensão e a destituição do gerente, em ação intentada
contra a sociedade; seguirá, então, o processo de jurisdição voluntária previsto no
artigo 1055.º CPC;
 Havendo apenas dois sócios, a destituição (só) pode ser decidida pelo tribunal em
ação intentada por um contra o outro: curiosamente, a jurisprudência admite que,
não sendo invocada justa causa, a destituição possa ser decidida pela assembleia geral.

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Segue; a concretização da justa causa: tudo se ordena em torno do conceito de


justa causa. O Código de 1986 dá-nos várias noções. Assim, a propósito da destituição dos
gerentes das sociedades por quotas (artigo 257.º, n.º6 CSC), temos:
SQ
«Constituem justa causa de destituição, designadamente, a violação grave dos deveres do gerente
e a sua incapacidade para o exercício normal das respetivas funções».
Quanto à destituição dos administradores nas sociedades anónimas, encontramos:
«Constituem, designadamente, justa causa de destituição a violação grave dos deveres do
administrador e a sua inaptidão para o exercício normal das respetivas funções».
323
No tocante ao dever de comunicação à sociedade, a cargo dos membros dos órgãos de
administração e de fiscalização de uma sociedade, do número de ações e de obrigações de
que sejam titulares (artigo 447.º, n.º1 e 2 CSC), o Código explicita (artigo 447.º, n.º8 CSC):
«A falta culposa do cumprimento do disposto no n.º1 e 2 deste artigo constitui justa causa de
destituição».
Como se vê, estes preceitos apontam uma direção, embora não sejam rigorosamente
coincidentes. Antes de proceder à redução dogmática da justa causa, para efeitos de
destituição dos gerentes, vamos verificar como se tem procedido à sua concretização prática.
Tem ainda interesse incluir no rol as situações de justa causa de exclusão de sócio: a fortiori
elas constituirão, também, justas causas de destituição de gerentes. Assim e como exemplos:
 Acórdão RLx 3 outubro 1991: há justa causa perante o comportamento desleal ou
gravemente perturbador do funcionamento da sociedade, daí decorrendo prejuízos
relevantes para a sociedade, efetivos ou potenciais: o sócio, para além de propalar
entre os colaboradores da empresa que esta vai fechar por falta de qualidade dos
produtos, dá concomitantemente colaboração à empresa concorrente;
 Acórdão STJ 27 outubro 1994: não há justa causa quando não se provem prejuízos
derivados da conduta do gerente, pois não há um comportamento na atividade de
gerência que impossibilite a continuação da relação de confiança;
 Acórdão STJ 14 fevereiro 1995: há justa causa quando o gerente subtraia faturas à
contabilidade da sociedade; tal atitude é ilícita havendo, ainda, presunção de culpa,
por se entender a posição do gerente como contratual;
 Acórdão RPt 18 novembro 1996: a propósito de uma ação de destituição numa
sociedade com apenas dois sócios, há justa causa quando o requerido venha
impedindo que a requerente exerça quaisquer atos de gerência, nem sequer a
autorizando a permanecer nas instalações da sociedade; além disso, falsificou uma ata
da sociedade, bem como a sua escrita; acrescendo a aspetos criminais, ficou quebrada
a relação de confiança que deve existir entre sócios-gerentes;
 Acórdão RLx 3 dezembro 1996: o conceito de justa causa tem a ver com o interesse
social de não poder continuar investido na gerência aquele que se mostrou
incompetente ou quem infringiu os deveres do cargo;
 Acórdão RPt 16 janeiro 1997: é justa causa o exercício, sem consentimento dos
sócios, de atividade concorrente com a da sociedade;
 Acórdão REv 28 maio 1998: idem, qualquer circunstância, facto ou situação em face
da qual, e segundo a boa fé, não seja exigível a uma das partes a continuação da
relação contratual;

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 Acórdão RPt 2 novembro 1998: a justa causa aqui em questão tem um caráter
especial, consubstanciando uma quebra de confiança, por razões justificadas, entre a
sociedade, representada pela assembleia geral e o gerente;
SQ
 Acórdão STJ 20 janeiro 1999: a justa causa será a verificação de um comportamento
na atividade do gerente (ou a prática de atos por sua parte) que impossibilite a
continuação da relação de confiança que o exercício do cargo pressupõe;
 Acórdão RPt 9 abril 2002: há justa causa quando não seja possível exigir, na
sequência de violação grave dos seus deveres, que a sociedade o mantenha no cargo;
será o caso de gerentes que cumpram tardiamente (2 ou 3 anos depois) o seu dever
de relatar a gestão; 324
 Acórdão RPt 24 maço 2003: a justa causa também pode advir da omissão: assim
sucede com o gerente que deixa caducar alvarás de construção civil, anula seguros
dos trabalhadores, passa faturas falsas e aprova tardiamente as contas.
Em diversas decisões avulta o apelo à quebra de confiança. A via é promissora: efetivamente,
para além da complexidade dos esquemas destinados a concretizar os conceitos
indeterminados, há sempre um consenso alargado, entre os membros de uma comunidade,
sobre as circunstâncias nas quais alguém deixa de merecer a confiança necessária para
desempenhar certas funções. A concretização de um conceito indeterminado opera num
conjunto alargado de elementos jurídicos. Nesse domínio, é sempre importante ter presente
as consequências da decisão. Digamos que quanto mais ponderosas forem as consequências
a extrair da verificação de justa causa, mais rigorosos deveremos ser no tocante ao seu
preenchimento. Em abstrato, o conceito de justa causa, para efeitos de destituição dos
gerentes das sociedades por quotas, pode ter uma de duas feições:
 Uma feição civil: próxima da justa causa requerida para a revogação de certos
mandatos (artigo 1170.º, n.º2 CC); nesta aceção, justa causa traduz qualquer motivo
justificado, de natureza objetiva ou subjetiva;
 Uma feição laboral: típica da justa causa exigida para o despedimento individual de
trabalhadores, por iniciativa da entidade empregadora (artigo 396.º, n.º1 CT): a justa
causa será, aqui, o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e
consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de
trabalho.
Ora, no domínio da destituição dos gerentes, propendemos claramente para esta última
solução. Pelo seguinte:
 O artigo 257.º, n.º6 CSC aponta como justa causa, ainda que a título exemplificativo,
a violação grave dos deveres do gerente;
 As consequências da destituição sem justa causa são (apenas) o não pagamento de
uma indemnização ao gerente afastado; ampliar a justa causa equivaleria a precarizar
a posição dos gerentes, numa ocasião em que a saúde das empresas exige a sua
profissionalização; além disso, não está em causa a possibilidade de destituir
livremente os gerentes, com ou sem justa causa.
A incapacidade para o exercício normal das respetivas funções, se se prender com a saúde
física ou mental do gerente, conduz à cessação da situação de gerência por caducidade: não
tem a ver com o preenchimento da cláusula de justa causa. A incapacidade deve ser
aproximada da incompetência profissional: o gerente descura a sua formação profissional ou
não é capaz de acompanhar as realidades da empresa. Qualquer dessas eventualidades traduz

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a violação (grave) dos seus deveres profissionais, com presunção de culpa. A justa causa de
destituição do gerente pode analisar-se nos seguintes pressupostos:
 Ilicitude: a violação dos deveres de gerência, sejam eles deveres específicos legais,
SQ
deveres específicos estatutários ou deveres genéricos;
 Culpa: o juízo de censura inerente às violações perpetradas; esta, perante a violação
de deveres específicos, presume-se, nos termos do artigo 799.º, n.º1 CC.
Quanto a danos: não têm de ser efetivos: apenas potenciais. No campo societário, as normas
envolvidas ou têm um conteúdo diretamente patrimonial ou visam, em última instância, a
tutela de valores patrimoniais. Qualquer violação implica, sempre, mas ainda que
potencialmente, danos patrimoniais. Além disso, estamos no Direito Privado, com uma 325
natural primazia da pessoa. Relevam, por isso e para efeitos de justa causa de destituição, os
danos morais. O gerente que desconsidere os sócios, que vede, a colegas, o acesso à empresa
ou que, por qualquer via, atente contra a honra e a dignidade dos restantes gerentes ou dos
titulares de quotas, incorre em justa causa de destituição. Perante tais generalidades, podemos
concluir que o dano não é um pressuposto explícito da justa causa de destituição. A sua
ocorrência confirma e reforça, contudo, a presença de ilicitude e de culpa. Pergunta-se como
articular a ilicitude, a culpa e, eventualmente, o dano, com a ideia judicialmente frutuosa de
quebra da confiança. O juízo de confiança pressupõe, por parte de quem o formule, uma
ponderação de todos os fatores relevantes que conduza a uma previsão: a de que algo de irá
desenrolar de acordo com determinado programa. Quebrar a confiança no gerente equivale
ao predomínio de uma incerteza sobre o modo por que, no futuro, ele irá desempenhar as
suas funções. A quebra da confiança aqui relevante é, naturalmente, aquela em que incorra
um sócio comum, colocado na situação do concreto sócio atingido, perante a violação
culposa dos seus deveres, perpetrada por algum gerente. O juízo de quebra corresponde a
uma síntese entre a ilicitude, a culpa e o concreto significado que in casu assumam, por um
lado e, por outro, a valoração que tudo isso suscite, num prisma de equilíbrio normal e
prudente. Consequência natural da quebra relevante da confiança é a inexigibilidade da
continuação da situação de gerência, inexigibilidade essa que advém de uma ponderação
global do sistema, expressa pela fórmula tradicional boa fé. Curiosamente: embora se torne
difícil de explicar verbal e analiticamente em que reside a quebra de confiança, podemos
arriscar que, perante a generalidade das situações práticas, todos caem de acordo quanto à
sua ocorrência. No fundo, tudo equivalerá a perguntar ao intérprete-aplicador: confiaria
tranquilamente os seus interesses ao gerente em jogo? Conquistados estes pontos, podemos
ir um pouco mais longe: o conceito de justa causa não é uniforme, nas várias hipóteses de
destituição. Antes tenderá a ser mais exigente, consoante a solidez da situação que venha a
atingir. Assim, podemos distinguir:
 Um gerente é designado pela assembleia geral, sem qualquer termo: temos
uma situação duradoura, que tenderá a prolongar-se indefinidamente; compreende-
se que possa cessar com uma justa causa mais leve;
 Um gerente é designado pela assembleia geral, mas com um mandato de
duração prefixada: a sua cessação antes do termo já requer uma justa causa mais
ponderosa;
 O gerente é indicado no pacto social; estamos perante um elemento que poderá
ter sido constitutivo da decisão de contratar: a justa causa terá de envolver um juízo
de incumprimento do próprio contrato;

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 A sociedade tem apenas dois sócios: desta feita, era natural, quando contrataram,
que ambos se conhecessem bem, nas suas qualidades e nos seus defeitos: uma justa
causa superveniente que conduza a uma destituição deverá representar um juízo ainda SQ
mais pesado; finalmente;
 O gerente é indicado no pacto, aí recebendo um direito especial à gerência: a
revogação dessa cláusula e a destituição do gerente requerem uma justa causa forte,
com a constatação de uma total inexigibilidade de continuação da situação assumida.
Esta diversificação na densidade da justa causa, de modo a adequá-la às várias situações de
gerência, corresponde a uma ideia de aperfeiçoamento do Direito. Este deve dispensar
soluções distintas em função do tipo de problemas que venha enquadrar e resolver. Cremos 326
que ela já transparece nas diversas decisões judiciais. Cabe agora aos estudiosos proceder a
uma exposição envolvente da matéria.
Segue; a indemnização: a destituição com justa causa é sempre possível, exceto na
hipótese de haver um direito especial à gerência, como vimos. Todavia, ela obriga a
indemnizar. E sobre o tema, dispõe o artigo 257.º, n.º7 CSC:
«Não havendo indemnização contratual estipulada, o gerente destituído sem justa causa tem
direito a ser indemnizado dos prejuízos sofridos, entendendo-se, porém, que ele não se manteria
no cargo ainda por mais de quatro anos ou do tempo que faltar para perfazer o prazo por que
fora designado».
Como ponto de partida, devemos assentar em que a destituição de um gerente, sem justa
causa, é um facto ilícito. a ilicitude poderá variar, consoante as circunstâncias (será maior
numa destituição imediata ocorrida antes do termo de um mandato expressamente acordado),
mas é uma constante. A indemnização pressupõe danos, incumbindo ainda ao interessado
invocar e provar todos os factos constitutivos da sua pretensão. Ele teria, em especial, de
demonstrar os concretos prejuízos sofridos, não bastando alegar a mera perda de retribuição.
Torna-se patente, quer na jurisprudência, quer na própria lei, uma certa política restritiva, no
tocante ao arbitramento de indemnizações. Trata-se de um ponto que deve ser esclarecido e
reponderado. No tocante à lei: o artigo 257.º, n.º7, 2.ª parte CSC, parece de facto inculcar a
ideia de que a indemnização não poderá ultrapassar as vantagens que adviriam da
manutenção do cargo pelos períodos aí fixados. Quanto à jurisprudência e a alguma doutrina:
subjacentes, elas poderão ter duas ideias restritivas:
 O arbitramento de indemnizações elevadas poderia pôr em crise o princípio da livre
destituibilidade dos gerentes: os sócios ponderariam sempre o risco de fazer incorrer
a sociedade em consequências ruinosas;
 A destituição, mesmo sem justa causa, seria um facto lícito: perante ele, nunca se
poderia ir muito longe na via indemnizatória.
A tudo temos de contrapor outra panorâmica: o miserabilismo das nossas indemnizações,
contra as quais há que lutar, no presente momento histórico. O exercício de funções de
gerente deve ser dignificado: sem condições e sem contrapartidas, não é possível exigir
estudo, aperfeiçoamento e responsabilização. Os dirigentes das empresas, mesmo de
pequena dimensão, devem ter conhecimentos básicos de contabilidade, de Direito Comercial
e das realidades do setor onde laborem. Devem ter dignidade e devem ser prestigiados. A
destituição ad nutum – ou, porventura pior: a possibilidade de ela ocorrer a todo o tempo –
sem compensação ou com compensações irrisórias equivale a um abaixamento no nível das
pequenas e médias empresas do País. Por certo que sobrecarregar as empresas com ónus

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pesados, quando intentem uma renovação e à semelhança do que sucede no setor laboral,
também tem custos. Todavia, isso pode ser evitado:
SQ
 Prevendo as situações de justa causa;
 Ou estabelecendo prazos para os mandatos de gerência, de tal modo que qualquer
renovação possa operar, de modo indolor para todos, no termo do mandato.
Nos termos do artigo 62.º, n.º1 CRP, são inconstitucionais todas as limitações legais ao
direito à indemnização: isso poderá corresponder à manutenção de um dano não
compensado e, logo, de um atentado a propriedade privada (em sentido amplo). Além disso,
os diversos direitos fundamentais, que incluem muitos direitos de personalidade, devem ser
tutelados, também no plano indemnizatório ainda que, aqui, com o mero sentido de uma 327
compensação. Quer isso dizer que, perante uma destituição sem justa causa que obrigue a
indemnizar, são computáveis:
 Os lucros cessantes, correspondentes à perda da remuneração até ao final do
mandato ou por um período razoável: a lei refere os quatro anos, mas esse ponto
deve ser aferido caso a caso;
 Os danos emergentes: maiores despesas, custos de instalação, perda de lugar do
cônjuge, que tenha acompanhado o gerente abandonando a anterior ocupação,
deslocação dos filhos e outras;
 Os danos morais: uma destituição ad nutum, sem justa causa ou com uma alegação de
justa causa que não venha a demonstrar-se é, antes de mais, um grave atentado à
dignidade pessoal e profissional de cada um.
Particularmente criticável nos parece ser a postura de desconsiderar os lucros cessantes com
a alegação de que o destituído, entretanto, angariou outros meios de vida. Premiamos o
infrator: quanto mais o destituído trabalhar, menos pagará a entidade responsável. E se o
destituído se remeter à completa ociosidade, então a responsabilidade da sociedade será
máxima. A incongruência é patente. A indemnização só pode ser compensada com lucros
que ocorram mercê do próprio nexo causal que delimita o dano. Fatores externos, como a
capacidade do atingido para alcançar alternativas, são irrelevantes. Uma nova ética na
governação das empresas deve ser servida por um Direito moderno que não tenha receio de
extrair as consequências dos factos com que lide. A solução ideal para toda esta problemática
estará na fixação, aquando da designação:
 Da duração do mandato;
 Das eventualidades que possam justificar a cessação antecipada das funções do
gerente;
 Das compensações a que essa cessação possa dar lugar.
Não é viável uma renúncia antecipada à indemnização por destituição sem justa causa: artigo
809.º CC.

A renúncia: a renúncia é um ato unilateral, praticado pelo gerente e pelo qual ele põe termo
à situação jurídica de administração ou de gerência. A renúncia é possível a todo o tempo: de
outro modo, estaríamos a admitir algo de semelhante a trabalhos forçados. Todavia, ela não
pode ocorrer sem regras, deixando a sociedade desamparada e sem dirigentes. Acontece
ainda que, em termos de gestão profissionalizada, o recrutamento e a formação de gestores
adequados representa um investimento, com custos que podem ser elevados. A sua
substituição ex abrupto pode nem ser possível. De todo o modo: ficam envolvidos novos
custos e despesas. E a própria imagem da empresa estará em causa. Tudo isto envolve uma

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regulamentação jurídica que procure preservar os valores em presença. A renúncia deve ser
comunicada por escrito à sociedade (artigo 258.º, n.º1 CSC). Trata-se de um ato recipiendo.
Esta norma deve ser completada com a do artigo 260.º, n.º5 CSC: ela deve ser dirigida a
SQ
outro gerente; não o havendo, ao órgão de fiscalização; não o havendo, a qualquer sócio. Se
não o for: não é eficaz. O gerente que, sem uma declaração válida de renúncia, abandone o
seu posto está, seguramente, a incorrer em justa causa de destituição. Esta, a ser atuada,
inverte a situação e faz incorrer o gerente renunciante em indemnização. Sendo comunicada,
a renúncia torna-se efetiva em oito dias depois de realizada a comunicação: será um lapso de
tempo necessário para que a sociedade cure da substituição. A renúncia opera ex nunc: não
torna, assim, inútil a ação movida pelo renunciante contra a sociedade, por destituição sem
328
justa causa e tendo em vista a obtenção da competente indemnização. A renúncia torna-se
eficaz nos referidos oito dias, perante a sociedade: isso sem prejuízo da necessidade do registo,
para poder tornar-se plenamente oponível, perante terceiros. A renúncia pode ter justa causa.
A justa causa aqui em jogo tenderá a ser mais lata do que a requerida para a destituição. Assim,
ela abrange:
 as violações culposas de deveres perpetradas pela sociedade, com relevo para o não
pagamento atempado da remuneração ou de outras prestações retributivas acordadas
ou para a não concretização das condições de trabalho prefixadas ou expectáveis;
 Circunstâncias ponderosas, na esfera do gerente, que o levem a abandonar as suas
funções: aspetos familiares ou profissionais que tornem inexigível a manutenção do
cargo.
A justa causa é necessária, para que o gerente renunciante não tenha de indemnizar a
sociedade por todos os prejuízos causados. Na hipótese de um mandato muito longo ou de
um mandato de duração indeterminada, o gerente poderá renunciar, sem justa causa (ou sem
a invocar) desde que dê um pré-juízo razoável (artigo 258.º, n.º2, in fine CSC). De quanto?
No Direito do Trabalho, ele seria de trinta ou de sessenta dias, conforme o trabalhador de
saída tenha até dois anos ou mais de dois anos de antiguidade (artigo 443.º, n.º1 CT). No
contrato de agência, a denúncia perante a duração indeterminada deverá ter um pré-aviso de
um mês, se o contrato durar há menos de um ano, dois meses, se já tiver iniciado, o segundo
ano de vigência e três meses, nos restantes casos (artigo 28.º, n.º1 Decreto-Lei n.º178/86, 3
julho). Estes valores são referências úteis. Todavia, a sua generalização às sociedades por
quotas levanta dúvidas: as situações de base podem ser muito diferentes, quanto às
circunstâncias. O gerente altamente especializado, com conhecimentos técnicos em áreas um
pouco conhecidas, deverá dar um pré-aviso maior do que o administrador facilmente
substituível. A renúncia ad nutum, e portanto: sem justa causa nem pré-aviso, obriga o gerente
renunciante a indemnizar. Também aqui defendemos que a indemnização deve ser plena,
contemplando:
 Os lucros cessantes, incluindo todos os negócios lucrativos que se tenham perdido;
 Os danos emergentes, computando as despesas de recrutamento e de formação
perdidas e as que seja necessário suportar para encontrar novo gerente;
 Os danos morais: todo o dano de imagem que a sociedade possa sofrer.
De novo a solução ideal residirá em, previamente e aquando da contratação, se acordar na
duração do mandato e nas condições e consequências da sua cessação antecipada, por
iniciativa do gerente.
A natureza: a determinação da natureza da gerência – ou da posição jurídica do gerente –
constitui uma questão complexa, com muito para esclarecer. Têm dominado, na nossa

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doutrina, as conceções contratualistas: haveria um contrato entre o gerente e a sociedade que


explicaria o seu estatuto e que daria base aos direitos e deveres envolvidos. Seria um contrato
de administração ou de gerência. Todavia, afigura-se-nos que a situação de gerência pode ter
SQ
diversas outras fontes. Assim, ela advém:
 Do próprio contrato de sociedade, quando designe o gerente;
 De deliberação unilateral: esta não é, tecnicamente, uma proposta de tal modo que a
subsequente aceitação pelo designado não integra um contrato: os regimes são
distintos;
 Da própria qualidade de sócio, quando todos sejam chamados, ex lege, à qualidade de
gerentes; 329
 Da designação judicial.
Há outras hipóteses possíveis, como a cooptação. A fórmula matricial de designação –
portanto: a mais típica, sobre a qual o legislador modelou o regime característico da figura –
é a designação unilateral pela assembleia. Apesar de haver uma aceitação, voltamos a frisar
que não há, aqui, uma proposta contratual. A situação jurídica de gerência caracteriza-se não
pela sua fonte, mas pelo seu conteúdo. Será um status que envolve direitos e deveres:
 De base legal: os muitos que advêm diretamente da lei, seja ela injuntiva ou supletiva;
 De base societária: os que assentem no contrato de sociedade;
 De base deliberativa: os provenientes de deliberações dos sócios;
 De base negocial: os praticados diretamente entre o gerente e a própria sociedade.
Substancialmente, a gerência é uma situação complexa, privada, patrimonial, onerosa,
eventualmente sinalagmática e assente na prestação de serviço. O grande modelo supletivo
– para além da aplicação subsidiária das regras sobre a administração das sociedades civis
puras – será, assim, o contrato de mandato (artigo 1156.º CC).

§32.º - Fiscalização

Problemática geral: a fiscalização das sociedades e a problemáticas a ela subjacente


constituiriam um dos grandes motores da evolução do Direito das Sociedades ao longo do
século XX. A questão tornou-se especialmente candente mercê da adoção generalizada da
regra do reconhecimento automático da personalidade coletiva e da democratização do
capital. A concorrência, a densificação das regras técnico-económicas e a necessidade de
incrementar a confiança no mercado e no seu funcionamento fizeram o resto. Hoje,
podemos considerar que a fiscalização visa os seguintes objetivos:
 defender os interesses da sociedade (e logo: dós sócios) assegurando que a
constituição financeira interna é respeitada;
 Tutelar os interesses das pessoas que contratem com as sociedades;
 Proteger o interesse geral da comunidade, através do bom funcionamento das
diversas unidades económicas;
 Assegurar o mercado e a regularização das instituições económicas;
 Acautelar a confiança geral dos agentes económicos, na idoneidade dos entes
coletivos.

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Apesar do interesse dos sócios ser nuclear, também no campo da fiscalização, verifica-se que
ele não é único. Por isso, boa parte das normas relativas à fiscalização acaba por assumir
natureza injuntiva. Ele tutela elementos de tipo geral, que se inscrevem na ordem pública
SQ
societário. A fiscalização tem dois grandes modelos, que se entrelaçam nas sociedades
anónimas:
 O interno: assente em instâncias próprias, com relevo para o conselho fiscal e para
a revisão oficial de contas;
 O externo: dependendo do Estado ou de entidades reguladoras independentes.
Nalguns casos, a fiscalização externa é inevitável: pense-se na supervisão bancária e na dos
seguros. Noutros, a fiscalização contemplada é predominantemente interna. Nas sociedades 330
por quotas, a fiscalização é interna. Poderemos excetuar alguns setores regulados. A pequena
ou média dimensão que elas assumem não justifica submetê-las a controlos do Estado:
depararíamos com uma burocracia que poria em jogo o seu próprio funcionamento. Temos
aí, todavia, ainda uma clivagem:
 A fiscalização orgânica: a sociedade por quotas em causa dispõe de uma instância
especializada na fiscalização: será o caso de estar dotada de um conselho fiscal ou de
ter ao seu serviço um revisor oficial de contas;
 A fiscalização inorgânica: a fiscalização será simplesmente levada a cabo pelos
diversos sócios, ao abrigo das prerrogativas legais e estatutárias que lhes cabem.
Resta-nos apresentar uma noção material de fiscalização. Esta traduz o conjunto de regras
destinadas a assegurar o cumprimento e a sanção de outras regras – as regras primárias –
próprias do funcionamento das sociedades. Além disso, a fiscalização destina-se ainda a
tornar público o efetivo acatamento das regras primárias, de modo a melhor garantir a
confiança do público nas sociedades e no mercado.

Modos de fiscalização: o conselho fiscal e o ROC: cabe ao contrato de sociedade


optar, em primeira linha, por uma fiscalização orgânica ou inorgânica. Na primeira hipótese,
o artigo 262.º, n.º1 CSC refere a opção por um conselho fiscal, o qual se irá reger pelo
disposto para as sociedades anónimas (artigos 413.º e seguintes CSC). A fortiori poderá a
opção ser feita por um fiscal único. Quando nada prevejam, a fiscalização será inorgânica;
levada a cabo pelos sócios, ao abrigo do seu direito à informação (artigo 214.º CSC) e, no
limite, com recurso ao inquérito judicial (artigo 216.º CSC). Para as sociedades por quotas de
maior dimensão, a lei impõe uma fiscalização orgânica. Segundo o artigo 262.º, n.º2 CSC:
«As sociedades que não tiverem conselho fiscal devem designar um revisor oficial de contas para
proceder à revisão legal desde que, durante dois anos consecutivos, sejam ultrapassados dois dos
três seguintes limites:
«a) Total do balanço; 1 500 000 euros;
«b) Total das vendas líquidas e outros proveitos; 3 000 000 euros;
«c) Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício; 50».
Alcançado este patamar, a designação do Revisor Oficial de Contas só deixa de ser necessário
(artigo 262.º, n.º3 CSC):
 Se a sociedade passar a ter conselho fiscal;

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 Se dois dos três requisitos fixados no artigo 262.º, n.º2 CSC não se verificarem
durante dois anos consecutivos.
Ainda quanto ao Revisor Oficial de Contas, cumpre tomar nota do artigo 262.º, n.º4 a 6 CSC:
SQ
 Compete aos sócios a sua designação aplicando-se, na sua falta, os artigos 416.ºa 418.º
CSC (n.º4);
 São-lhe aplicáveis as incompatibilidades estabelecidas para os membros do conselho
fiscal (n.º5);
 Ao exame pelo Revisor Oficial de Contas deste aplica-se o disposto quanto a
sociedades anónimas, conforme tenham ou não conselho fiscal (n.º6).
Dever de proteção: em 1996, veio-se a adotar uma série de medidas no domínio da 331
fiscalização, para além de ter introduzido a matéria básica das sociedades por quotas
unipessoais. Entre as medidas fiscalizadoras tomadas conta-se a introdução do dever de
prevenção, inserido no novo artigo 262.º-A CSC. Esse dever cifra-se no seguinte:
 Compete ao Revisor Oficial de Contas ou a qualquer membro do conselho fiscal
comunicar imediatamente, por carta registada, os factos que considere reveladores de
graves dificuldades na prossecução do objeto da sociedade (n.º1);
 A sociedade tem 30 dias para responder (n.º2);
 Na falta de resposta ou se esta não for satisfatória, o Revisor Oficial de Contas deve
requerer a convocação de uma assembleia geral (n.º3);
 Ao dever de prevenção aqui em causa aplica-se o disposto sobre o dever de vigilância
nas sociedades anónimas, em tudo o que não estiver especificamente regulado (n.º4).
A medida é importante: poderá constituir um primeiro passo para fazer transmitir, à empresa,
uma mensagem tendente à tomada de medidas de reestruturação, que podem surgir
impopulares. Todavia, pergunta-se se não seria viável prever canais informais de
comunicação. Numa altura em que toda a atenção dos gestores estará virada para os
problemas da empresa, pergunta-se se não será mais um ónus prever tais esquemas
burocráticos.
Apreciação anual da situação da sociedade: o Código prevê um Capítulo
específico – o VII da Parte I – sobre a apreciação anual da situação da sociedade. Esse
Capítulo contém, hoje, um único artigo (o 263.º CSC) sobre o relatório de gestão e as contas
de exercício. Tudo isto pode ser inserido numa ideia ampla de fiscalização. As regras de
fundo sobre a apreciação anual de situações da sociedade constam da Parte Geral: artigos
65.º a 70.ºA CSC. Essas regras são aplicáveis às sociedades por quotas, embora deva ser
sempre feito o confronto, ponto por ponto. O artigo 263.º, n.º1 CSC limita-se a dispor sobre
o direito de informação dos sócios. Posto isto:
 não são necessárias especiais apreciação ou deliberação quando todos os sócios sejam
gerentes e quando todos eles assinem, sem reservas, o relatório de gestão, as contas
e a proposta sobre aplicação de lucros e tratamento de perdas, salvo quanto a
sociedades sujeitas a revisão legal (n.º2);
 Havendo empate na votação sobre aprovação de contas ou atribuição de lucros, pode
qualquer sócio requerer uma nova assembleia presidida por um especialista indicado
pelo juiz (n.º3);
 Essa pessoa pode exigir os necessários elementos (n.º4).
Nas sociedades sujeitas a revisão legal, nos termos do artigo 262.º, n.º2 CSC, os documentos
de prestação de contas e o relatório de gestão devem ser submetidos a deliberação dos sócios,

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acompanhados de certificação legal de contas e do relatório do Revisor Oficial de Contas


(artigo 263º, n.º5 CSC). Ao exame de contas pelo conselho fiscal e ao respetivo relatório
aplica-se o disposto para as sociedades anónimas. Por fim, cumpre ter presente que, nos SQ
termos do artigo 70.º CSC, a sociedade deve disponibilizar aos interessados, sem encargos,
no respetivo sítio da internet, quando exista e na sua sede própria: o relatório de gestão, a
certificação legal das contas e, havendo-o, o parecer do órgão de fiscalização. Esta obrigação
pode ser aproximada da informação empresarial simplificada (IES).

332
Capítulo VII – Alterações e Dissolução das Sociedades
por Quotas

§33.º- Alterações

Regras especiais: as alterações ao contrato de sociedade envolvem diversas situações: as


alterações simples, a cisão, a fusão e a transformação. O artigo 265.º, n.º3 CSC vem
reconhecê-lo. Encontramos, na Parte Geral, uma série de regras sobre o tema. Assim,
recordamos:
 O Capítulo VIII – Alterações do contrato (artigos 35.º a 96.º CSC);
 O Capítulo IX – Fusão de sociedades (artigos 97.º a 117.º CSC);
 O Capítulo X – Cisão de sociedades (artigos 118.º a 129.º CSC);
 O Capítulo XI – Transformação de sociedades (artigos 130.º a 145.º CSC).
Toda esta regulação é aplicável às sociedades por quotas, ainda que se exija, sempre, uma
sindicância, norma a norma. Como crítica de política legislativa: essa pormenorizada matéria
foi pensada para as sociedades anónimas. Está em jogo, aliás, a transposição de diversas
diretrizes: também elas destinadas a reger as sociedades anónimas. Ao consignar essa matéria
na Parte Geral, o legislador vem sobrecarregar as pequenas e médias empresas com uma série
de ónus burocráticos que entravam a sua ação. Reagindo (finalmente) a estas críticas, o
legislador introduziu simplificações. Foi o que sucedeu quanto à redução do capital que já
não requer autorização judicial. Deve notar-se que não se consideram, para esta matéria,
como alterações do contrato de sociedade a divisão e a cessão de quotas. Tudo funcionará,
aqui, por maioria simples, quando outra coisa não resulte do pacto social. A alteração do
contrato de sociedade é da exclusiva competência dos sócios. Segundo o artigo 265.º, n.º1
CSC, as deliberações de alteração só podem ser tomadas por uma maioria de três quartos
dos votos correspondentes ao capital social ou por um número ainda mais elevado, exigido
eventualmente pelo contrato de sociedade. Além disso, o artigo 265.º, n.º2 CSC permite que,
como direito especial de um determinado sócio, se possa estipular que o contrato só possa
ser alterado com o seu voto favorável, enquanto ele se mantiver na sociedade.

A preferência dos sócios: quando a alteração se cifre num aumento de capital a realizar
em dinheiro, os sócios têm um direito de preferência (artigo 266.º, n.º1 CSC). Nos termos
seguintes:

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 Deliberado um aumento, cada sócio tem direito a uma importância proporcional à


quota de que for titular na sociedade em causa (artigo 266.º, n.º2, alínea a) CSC);
 Se o sócio interessado pretender uma importância inferior, ela ser-lhe-á concedida
SQ
(artigo 266.º, n.º2, alínea a) CSC);
 O sobrante será atribuído a pedidos superiores ao que competiria ao interessado,
procedendo-se a um ou mais rateios, em proporção do excesso das importâncias
pedidas (artigo 266.º, n.º2, alínea b) CSC).
A preferência dos sócios nos aumentos de capital tem várias finalidades. Assim e
designadamente:
 Visa proteger a percentagem de capital que cada um detenha; de outro modo, essa 333
percentagem desvanecer-se-ia em cada aumento que ocorresse;
 Assegura a manutenção do direito às reservas e a outras mais-valias: pode suceder
que o aumento nominal se quede aquém do valor percentual por ele figurado; ora ao
ficar fora do aumento, o sócio visado iria perder o inerente maior-valor;
 Protege a sociedade da entrada de estranhos: o capital não adquirido poderá ser
aberto a terceiras pessoas que, deste modo, passarão a fazer parte da sociedade.
O problema acabaria por se pôr com maior acuidade no domínio das sociedades anónimas.
No Direito alemão, o direito de preferência do acionista na subscrição de novas ações foi
estabelecido, e o seu preceito passaria para o artigo 29º da 2.ª Diretriz do Direito das
Sociedades, relativa às garantias do capital social. Diz esse preceito:
«1. Em todos os aumentos do capital subscrito por entradas em dinheiro, as ações devem ser
oferecidas com preferência aos acionistas, proporcionalmente à parte do capital representada
pelas suas ações».
O nosso legislador transpôs o preceito para os artigos 458.º a 460.º CSC, quanto às anónimas.
E fê-lo, per abundantiam, no artigo 266.º CSC, para as sociedades por quotas. Desta feita, o
zelo é justificado. O artigo 266.º CSC procede, ainda, a alguns aspetos regulamentares. Assim:
 A parte do aumento que, relativamente a cada sócio, não seja bastante para formar
uma nova quota acresce ao valor nominal da quota antiga (n.º3);
 O direito de preferência só pode ser limitado e suprimido em conformidade com o
disposto no artigo 460.º CSC (n.º4);
 Os sócios interessados devem exercer a preferência até à assembleia que aprove o
aumento de capital (n.º5, 1.ª parte);
 Devendo, para o efeito, ser informados das condições desse aumento na
convocatória de assembleia ou em comunicação efetuada pelos gerentes com, pelo
menos, dez dias de antecedência relativamente à data da realização da assembleia
(n.º5).
Abre-se agora uma lacuna: quid iuris se a própria assembleia aprovar condições diferentes das
inseridas na convocatória ou das comunicadas pelos gerentes? Por analogia, teremos de abrir
um período de 10 dias depois da assembleia para que os sócios se pronunciem: é óbvio que
não se lhes pode pedir uma resposta imediata. Deverão efetivar o capital que tenham obtido,
sob pena de exclusão, nos termos gerais. A limitação ou a exclusão da preferência dos sócios
nos aumentos de capital serão vistas a propósito das sociedades anónimas. O direito de
participar preferencialmente num aumento de capital pode ser alienado: mas com o
consentimento da sociedade (artigo 267.º, n.º1 CSC). Ao consentimento, à sua dispensa ou
à recusa aplicam-se as regras relativas ao consentimento para a cessão de quotas: a deliberação

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de aumento pode, porém, concedê-lo em geral (artigo 267.º, n.º2 CSC). A reforma de 2006
introduziu um novo artigo 267.º, n.º3 CSC, segundo o qual, havendo consentimento para
alienar o direito de participar em aumento de capital, extensivo a todo ele, os adquirentes
SQ
devem exercer a preferência na assembleia que aprove o aumento de capital. E se não forem
sócios? Escapa-nos essa norma. Sendo expressamente recusado, a sociedade deve apresentar
uma proposta de aquisição do direito por sócio ou por estranho, aplicando-se com
adaptações, o artigo 231.º CSC: tal a solução do artigo 267.º, n.º4 CSC.

Processamento do aumento: havendo aumento de capital com ou sem admissão de


novos sócios, rege o artigo 268.º CSC em termos claros. Assim:
334
 Os sócios que aprovaram o aumento a realizar por eles próprios ficam, sem mais,
obrigados a efetuar as respetivas entradas na proporção do seu inicial direito de
preferência se o tiverem (n.º1);
 Sendo o aumento de capital destinado à admissão de novos sócios, estes devem
declarar que aceitam associar-se nas condições do contrato vigente ao aumento de
capital (n.º2);
 A declaração prevista no artigo 88.º, n.º2 CSC só pode ser prestada depois de todos
os novos sócios terem dado cumprimento ao n.º2 (n.º3);
 Efetuada a entrada em espécie ou em dinheiro, pode o interessado notificar a
sociedade, por carta registada, para proceder à declaração do número anterior em
prazo não inferior a 30 dias, sob pena de poder exigir a restituição da entrada efetuada
e uma indemnização, que ao caso couber (n.º4).
A deliberação de aumento do capital caduca se a sociedade não tiver emitido a declaração na
hipótese do n.º4 ou se o interessado não cumprir o disposto no nº2, na data que a sociedade
lhes tenha marcado, por carta registada, com a antecedência mínima de 20 dias (n.º5). O
artigo 269.º CSC veio dispor sobre a eventualidade de aumento de capital, havendo um
direito de usufruto. Ele pretende distribuir os poderes em jogo pelo titular de raiz e pelo
usufrutuário. Colmata, assim, uma lacuna do artigo 1467.º CC: quanto a saber quem tem o
direito de concorrer a um aumento de capital.

§34.º - A Dissolução

Dissolução: a dissolução da sociedade bem longamente tratada na Parte Geral do Código


das Sociedades Comerciais. Ocupa todo o Capítulo XII (artigos 141.º a 145.º CSC). Segue-
se-lhe, ainda, o Capítulo XIII, relativo à liquidação (artigos 145.º a 165.º CSC). Toda essa
matéria tem natural aplicação às sociedades por quotas. O artigo 270.º CSC contém apenas
algumas regras relativas às sociedades por quotas. Assim:
 A deliberação de dissolução deve ser tomada por maioria de três quartos dos votos
correspondentes ao capital social, a não ser que o contrato exija maioria mais elevada
ou outros requisitos (n.º1);
 A vontade de dissolver, manifestada pelo sócio ou pelos sócios, fora da deliberação,
não pode constituir causa contratual de dissolução (n.º2).

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Visou, em matéria desta delicadeza, preservar a lógica das deliberações. A liquidação segue
as regras gerais. Todavia, se os dós únicos sócios-gerentes declararem na deliberação de
dissolução que não há bens a partilhar, a liquidação não é necessária. O Decreto-Lei n.º76- SQ
A/2006, 29 março, introduziu importantes simplificações. Além disso, ele aprovou um
conjunto de regras: o Regime Jurídico dos Procedimentos Administrativos de Dissolução e
de Liquidação de Entidades Comerciais, aqui aplicável. O Regime em causa previu, nos seus
artigos 27.º a 31.º CSC, um procedimento especial de extinção imediata de entidades
comerciais. Toda esta matéria deve estar bem presente, sendo aplicável, com as necessárias
adaptações, às sociedades por quotas.
335

Capítulo VIII – As Sociedades Por Quotas Unipessoais

§35.º - A Problemática subjacente

A origem da unipessoalidade: a sociedade tem origem no contrato de societas romano.


Tratava-se do produto de um bonae fidei iudicium, exigindo, por natureza, o mínimo de duas
pessoas celebrantes. Podemos, assim, considerar que as sociedades comerciais têm um duplo
apoio histórico e dogmático: uma origem contratual, particularmente patente nas definições
de contrato de sociedade, que se encontram nas diversas legislações e uma estrutura
institucional, própria das pessoas coletivas que assumem uma eficácia erga omnes. A
manutenção da vertente societas exigia que, para a constituição e a manutenção de uma
sociedade, houvesse sempre uma pluralidade de sócios. Na sua falta, faleceria um dos
elementos fundamentais do substrato. Não se manifestariam os dois fatores fundamentais
da personalidade coletiva:
 A autonomia patrimonial;
 A limitação, mais ou menos acentuada, consoante o tipo societário da
responsabilidade por dívidas.
Todavia, ao longo do século XX, vieram a ser admitidas situações de unipessoalidade, ainda
que transitórias. Particularmente razoável pareceria a não-extinção automática de sociedades
que viessem a perder, supervenientemente, a pluralidade dos seus sócios. A sua imediata
extinção, as obrigações contraídas ainda em tempo de pluripessoallidade imputando-as,
parece que sem limite, ao sócio sobrevivente. A solução era excessiva. A Ciência do Direito,
mau grado a (então) falta de apoio nos textos, veio a admitir situações transitórias de
unipessoalidade superveniente.

O reconhecimento da unipessoalidade transitória: o alargamento da


responsabilidade: o artigo 1007.º CC, relativo às causas de dissolução das sociedades
veio dispor, no que agora interessa:
«A sociedade dissolve-se:
(...)

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«d) Por se extinguir a pluralidade dos sócios, se no prazo de seis meses não for reconstituída;»
Ou seja: admitia-se que, ocorrendo a unipessoalidade superveniente, a sociedade pudesse
SQ
subsistir, como tal, durante seis meses, enquanto procurava recompor o substrato associativo.
Esta regra, aplicável às sociedades civis sob forma civil, foi alargada pela versão do Código
das Sociedades Comerciais de 1986: agora, naturalmente, com um claro alcance comercial.
Assim, segundo o artigo 142.º CSC, relativo às causas de dissolução da sociedade, prevê-se
que possa ser requerida dissolução judicial:
«a) Quando, por período superior a um ano, o número de sócios for inferior ao mínimo exigido
por lei, exceto se um dos sócios for o Estado ou entidade a ele equiparada por lei para esse 336
efeito».
O artigo 143.º CSC, completava o dispositivo:
«1. No caso previsto na alínea a) do n.º1 do artigo anterior, o sócio ou qualquer dos sócios
restantes pode requerer ao tribunal que lhe seja concedido um prazo razoável a fim de
regularizar a situação, suspendendo-se entretanto a dissolução da sociedade.
«2. O juiz, ouvidos os credores da sociedade e ponderadas as razões alegadas pelo sócio, decidirá,
podendo ordenar as providências que se mostrarem adequadas para a conservação do património
social durante aquele prazo».
A consideração dos preceitos transcritos no Código das Sociedades Comerciais é bastante
instrutiva quanto à problemática em presença. Verifica-se, efetivamente, que o obstáculo
dogmático à unipessoalidade foi pragmaticamente ultrapassado: apesar do aparente contra-
senso de uma sociedade, assente num pacto social, surgir com um sócio único, a situação foi
admitida, desde que transitoriamente. Mas outro problema se desenhava: o da efetiva
fiscalização da sociedade. Efetivamente, desde que se acentuou a liberdade de constituição
das sociedades, houve que providenciar esquemas internos de fiscalização: no interesse dos
próprios sócios e no interesse dos credores das sociedades e do público em geral. Tais
esquemas, todavia, operavam essencialmente na base da pluripessoalidade. Quando o
universo humano de uma sociedade se reduza a uma única pessoa, tudo vacila. Ninguém se
fiscaliza a si próprio ou, pelo menos, ninguém o poderá fazer com total consciência, perante
o público que atue na praça. O problema da efetiva fiscalização da sociedade reduzida a
unidade de sócios ocorria no artigo 143.º, n.º2 CSC. Aí se previam providências adequadas,
a decretar pelo juiz, para a conservação do património social, durante aquele prazo. Na
mesma linha de preocupação, dispõe o artigo 84.º CSC, sob a epígrafe sugestiva
respondabilidade do sócio único:
«1. (...) se for declarada falida uma sociedade reduzida a um único sócio, este responde
ilimitadamente pelas obrigações sociais contraídas no período posterior à concentração das
quotas ou das ações, contanto se prove que nesse período não foram observados os preceitos da
lei que estabelecem a afetação do património da sociedade ao cumprimento das respetivas
obrigações.
«2. O disposto no número anterior é aplicável ao período de duração da referida concentração,
caso a falência ocorra depois de ter sido reconstituída a pluralidade de sócios».
O preceito parece claro. Havendo unipessoalidade – ainda que transitória – o património
social deverá manter-se afeto ao cumprimento das obrigações sociais. Quando as inerentes

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regras não forem observadas, o sócio único passaria a responder ilimitadamente pelas dívidas
da sociedade. Parece justo e adequado.
SQ
A unipessoalidade inicial; a responsabilidade do sócio: as conveniências do
tráfego social levaram a um aproveitamento das estruturas organizacionais próprias das
sociedades comerciais fora do quadro de colaboração inter-subjetiva oriundos do velho
contrato de societas. Assim, o artigo 488.º CSC veio prever, sob o título domínio total inicial:
«1. Uma sociedade pode constituir uma sociedade anónima de cujas ações ela seja inicialmente
a única titular.
«2. Devem ser observados todos os demais requisitos da constituição de sociedades anónimas. 337

«3. Ao grupo assim constituído aplica-se o disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 489.º».
Aos grupos constituídos por domínio total aplicam-se os artigos 501.º CSC: assim o dispõe
o artigo 491.º CSC. Ora, o artigo 501.º CSC dispõe:
«1. A sociedade diretora é responsável pelas obrigações da sociedade subordinada, constituídas
antes ou depois da celebração do contrato de subordinação, até ao termo deste.
«2. A responsabilidade da sociedade diretora não pode ser exigida antes de decorridos 30 dias
sobre a constituição em mora da sociedade subordinada.
«3. Não pode mover-se a execução contra a sociedade diretora com base em título exequível
contra a sociedade subordinada».
Pois bem: a lei admite, na verdade, uma lata constituição de sociedades anónimas, mediante
ato unilateral de uma sociedade preexistente. Tal sociedade será unipessoal. Todavia, a
delicadeza da situação logo é enfrentada através da responsabilização da sócia única,
equiparada à sociedade diretora, pelas dívidas da sociedade unipessoal. A lei atenua um pouco
essa responsabilidade através da moratória dos trinta dias e da limitação do título executivo
eficaz contra a sociedade unipessoal (artigo 501.º, n.º2 e 3 CSC). Mas a responsabilização da
sócio única pelas dívidas da sociedade unipessoal é clara. Podemos considerar que, dada a
unipessoalidade, cessa o benefício da limitação da responsabilidade.

O objetivo da limitação de responsabilidade: o tema da unipessoalidade,


superveniente ou inicial, veio entroncar com uma problemática diversa: a da limitação da
responsabilidade patrimonial. Uma das aspirações clássicas do Direito Comercial era a de
encontrar esquemas que permitissem a limitação da responsabilidade do comerciante. Certos
negócios poderia, na verdade, envolver uma responsabilidade que transcendesse a perda dos
meios que nele fossem envolvidos. No limite, não só os meios da empresa poderiam ficar
comprometidos como, também, a própria fortuna pessoal do comerciante. E aí, uma de duas:
ou tais negócios nunca seriam tentados, com perdas para o próprio desenvolvimento
económico e social da comunidade onde o problema surgisse, ou eles seriam apenas
ensaiados por aventureiros ou por pessoas sem escrúpulos. A limitação da responsabilidade
passou, assim, a constituir um objetivo da comercialística. Avançou-se com cautela. Uma
primeira hipótese de limitação foi constituída pelas sociedades em comandita: sociedades nas
quais um ou mais sócios, que tomariam a iniciativa - os sócios comanditados –
desenvolveriam certo projeto empresarial, respondendo com todos os seus bens, enquanto
outro ou outros – os sócios comanditários – inverteriam algum capital e responderiam apenas
por este. A solução permitia atrair capitais. Mas tinha inconvenientes: os sócios comanditados

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– precisamente os que deteriam o know how empresarial – correriam riscos ilimitados. De


novo se perfilava a alternativa de ou uma excessiva contenção nas iniciativas, ou uma atração
por aventureiros ou pessoas sem medidas. A fraqueza das comanditas ditaria o êxito das
SQ
sociedades anónimas, que disparariam na segunda metade do século XIX. A limitação da
responsabilidade conseguida pelas sociedades anónimas tinha alguns inconvenientes. E
desde logo: a sociedade anónima vinha desenhada como um ente de grande porte, capaz de
mobilizar muitos capitais, mas dispendioso e pouco manejável para empreendimentos mais
comedidos. A questão foi ultrapassada com a conceção de um novo tipo de sociedade
comercial mais modesto, mas de responsabilidade limitada: o das sociedades por quotas, cuja
origem já conhecemos. As sociedades por quotas já permitiam uma limitação da
338
responsabilidade, em empreendimentos mais modestos. Mantinham, porém, um óbice:
exigiam uma fórmula societária e, portanto, uma associação entre duas ou mais pessoas.
Porque não permitir uma limitação de responsabilidade a um simples comerciante individual?
O Direito Civil admite que, por convenção entre as partes, a responsabilidade do devedor,
no caso de incumprimento, seja limitada a alguns dos seus bens – artigo 602.º CC. Trata-se
de uma solução pouco conhecida e pouco praticada. Não sendo institucional, ela exige uma
negociação caso a caso, apresentando-se como menos eficaz. Havia que procurar novas
fórmulas.
O estabelecimento individual de responsabilidade limitada: procurando ir
ao encontro do desígnio limitador da responsabilidade do comerciante, mas sem pôr em
causa a segurança jurídica, o legislador português encarou a solução do estabelecimento
individual de responsabilidade limitada ao EIRL. Esta figura foi aprovada e regulada pelo
Decreto-Lei n.º248/86, 25 agosto e, portanto: anterior ao próprio Código das Sociedades
Comerciais. O EIRL constitui-se por escritura pública, com todas as especificidades do artigo
2.º, n.º2 do dito diploma, devendo ser inscrito no registo comercial e procedendo-se à
publicação no Diário da República – artigo 5.º RJEIRL (Regime Jurídico do EIRL34): a partir
daí, produz efeitos perante terceiros (artigo 6.º RJEIRL. Pelas dívidas resultantes de
atividades compreendidas no objeto do EIRL respondem apenas os bens a este afetados,
salvo se o titular não tiver respeitado o princípio da separação dos patrimónios (artigo 11.º
RJEIRL). O ato constitutivo pode ser alterado, designadamente através de aumentos ou de
reduções de capital, com as cautelas especificadas na lei – artigos 16.º a 20.º CSC. Segundo o
artigo 21.º, n.º1 RJEIRL:
«O estabelecimento individual de responsabilidade limitada pode ser transmitido por ato
gratuito ou oneroso, ou dado em locação. Pode ainda sobre ele constituir-se um usufruto ou um
penhor, produzindo este os seus efeitos independentemente da entrega ao credor».
O EIRL é, de facto, um estabelecimento comercial, colocado numa situação especial que
permite a responsabilidade limitada. Há traços do seu regime que refletem bem os progressos
obtidos ao longo do século XX no tratamento do tema: veja-se o artigo 21.º, n.º1 RJEIRL.
A situação especial em que se coloca o EIRL e a necessidade de proteger terceiros e o
comércio em geral levaram o legislador a formalizar alguns aspetos do estabelecimento em
jogo. Designadamente: os bens que o componham não são, ad nutum, os que sejam afetados
ao comércio mas antes aqueles que constem do título constitutivo. Não obstante, muitos dos
valores contemplados no EIRL têm diretamente a ver com o estabelecimento comercial. As
regras daquele podem, após verificação, funcionar como auxiliares de aplicação, para resolver

34 O autor não utiliza a sigla, usamo-la nós (大象城堡) para facilidade de invocação do diploma legal.

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problemas do estabelecimento em geral. Tal como o estabelecimento comercial, também o


EIRL constitui uma esfera jurídica de afetação: no fundo, este tenderia, à partida, a ser uma
modalidade daquele. A criação do EIRL, caiu sob uma chuva de críticas, desferidas, inclusive, SQ
pelo próprio legislador. Todavia, o diploma está tecnicamente bem elaborado e representa
um conjunto de aspetos interessantes, mesmo para a teoria do estabelecimento. Não pode,
de facto, contrariar a progressão do Direito das Sociedades Comerciais, num fenómeno cuja
explicação se prenderá à cultura dos nossos dias. De todo o modo, o legislador procurou
facilitar o recurso ao EIRL: o legislador em 2000 veio alterar vários preceitos do regime
inicialmente aprovado, dispensando o recurso à escritura pública, em diversas circunstâncias,
num movimento completado em 2006, sujeitando o EIRL ao esquema da dissolução
339
administrativa.

§36.º - O tipo e o Regime

A sociedade por quotas unipessoal: a iniciativa do estabelecimento individual de


responsabilidade limitada não teve êxito. Tratava-se de uma solução que não permitia a
personalização do novo ente económico, constituído precisamente pelo EIRL. Além disso,
ele não se adaptava a certos dados culturais, mais propensos para valorizar as sociedades. Há
muito se anunciava uma evolução doutrinária favorável às sociedades por quotas unipessoais.
Por toda a Europa sopraram ventos favoráveis à unipessoalidade. Na consolidação das
sociedades por quotas unipessoais, teve muito relevo a Diretriz n.º89/667/CEE, do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1989 ou Décima Diretriz das Sociedades Coerciais. Este
diploma comunitário diz precisamente respeito às sociedades de responsabilidade com um
sócio único. A transposição desta Diretriz foi levada a cabo, entre nós, pelo Decreto-Lei
n.º257/96, 31 dezembro. Este diplima veio aditar, ao Título III do Código das Sociedades
Comerciais, um Capítulo X precisamente intitulado sociedades unipessoais por quotas. As
sociedades unipessoais por quotas estão dotadas de sete artigos, no Código das Sociedades
Comerciais: os artigos 270.º-A a 270.º-G CSC. Como aspetos de relevo salientamos:
 A constituição pode operar por várias formas, incluindo a transformação de prévio
estabelecimento individual de responsabilidade limitada;
 A firma deve deixar transparecer a unipessoalidade;
 Uma pessoa singular só pode ser sócio de uma única sociedade unipessoal por quotas;
esta, por seu turno, não pode ser sócia única de uma sociedade unipessoal por quotas,
podendo ser pedida a dissolução das sociedades que não observem estas regras;
 A sociedade unipessoal pode passar a sociedade normal, quando alcance uma
pluralidade de sócios;
 As decisões do sócio único, a registar em ata, substituem as decisões da assembleia
geral;
 O contrato do sócio único com a própria sociedade deve obedecer a certos requisitos,
sob pena de nulidade e de responsabilização ilimitada do sócio;
 Às sociedades unipessoais por quotas aplicam-se as normas que regulam as
sociedades por quotas, salvo as que pressuponham a pluralidade de sócios.
O Decreto-Lei n.º76-A/2006, 29 março veio expurgar do texto quaisquer referências à
necessidade de escritura pública e de introduzir a referência à dissolução administrativa. As

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sociedades por quotas unipessoais acompanham, assim, o sentido geral do desagravamento


das nossas sociedades. SQ
As cautelas legais; o contrato do sócio com a sociedade unipessoal: pelo
seu papel emblemático, cabe agora fixar a atenção sobre o artigo 270.º-F CSC, relativo ao
contrato do sócio com a sociedade unipessoal. Tal contrato é possível uma vez que a
sociedade unipessoal não se confunde com o sócio único. À partida, parece claro que a
presença de uma sociedade unipessoal pode representar um potencial centro de abusos da
própria personalidade. Os mecanismos internos de fiscalização das sociedades repousam, em
grande parte, na pluralidade dos sócios. Desde o momento em que tal pluralidade não se
verifique, multiplicam-se os riscos de total instrumentalização da sociedade unipessoal e de 340
confusão entre o património desta e o do sócio único. O artigo 84.º CSC, apesar de pensado
antes da introdução da figura da sociedade unipessoal por quotas, tem aqui plena aplicação:
havendo falência da sociedade unipessoal, o sócio único é ilimitadamente responsável pelas
dívidas da sociedade, o sócio único é ilimitadamente responsável pelas dívidas da sociedade,
quando se mostre que não foram observados os preceitos da lei que estabelecem a afetação
do património da sociedade ao cumprimento das respetivas obrigações. A responsabilidade
limitada exige a observância das previsões legais que a permitem. Um dos problemas
específicos postos pela unipessoalidade é o da contratação entre a sociedade unipessoal e o
sócio único. Essa contratação pode ser feita em desfavor da sociedade, de tal modo que possa
pôr em perigo os direitos e os interesses dos credores da própria sociedade unipessoal. Por
isso, o artigo 270.º-F CSC prescreve, para tais negócios, uma série de requisitos:
 O contrato entre a sociedade unipessoal e o sócio único deve servir a prossecução
do objeto da sociedade;
 Deve obedecer à forma prescrita ou, em qualquer caso, deve ser celebrado por escrito;
 Os documentos que os exarem devem ser patenteados conjuntamente com o
relatório de gestão e os documentos de prestação de contas, podendo ser consultados
por qualquer interessado.
A violação destas regras tem uma dupla sanção (artigo 270.º-F, n.º5 CSC:
 A nulidade dos negócios jurídicos celebrados;
 A responsabilidade ilimitada do sócio único.
Efetivamente, a nulidade do negócio prevaricador representaria uma sanção insuficiente.
Tendo providenciado para a conclusão de um contrato ilegítimo, à luz do artigo 270.º-F CSC,
o sócio único teria toda a facilidade em executá-lo, mau grado a sua invalidade. Ora é sabido
que tais negócios prosseguem, em geral, o objetivo de descapitalização da sociedade ora em
causa. Os credores sociais são as vítimas tendenciais desse tipo de atuação. A sanção da
ilimitação de responsabilidade – e, portanto, da cessação do privilégio da limitação da mesma
– surge como o passo mais natural para estabelecer o equilíbrio perturbado. Podemos inferir
que a presença de uma sociedade unipessoal, um tanto ao arrepio da velha lógica da societas,
exige um respeito acrescido por certas regras. Quando esse respeito não seja assegurado, a
própria lei impõe o levantamento da personalidade coletiva: haverá, nessa altura, que
procurar, sob o manto societário, qual o verdadeiro sujeito responsável pelos atos levados a
cabo.

Natureza e êxito: embora moldadas sobre as sociedades por quotas, as sociedades


unipessoais por quotas têm uma configuração própria muito marcada. Digamos que
correspondem a um tipo próprio autónomo: basta ver que muitas das regras das sociedades

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por quotas, destinadas a assegurar a pluripessoalidade, não têm, aqui, qualquer aplicação.
Sendo que, assim, as sociedades por quotas unipessoais constituíram um enorme êxito.
SQ

341

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Parte IV – Sociedades Anónimas


SA

Capítulo II – O contrato de sociedade anónima

§37.º - Celebração, modalidades e conteúdo


342

As partes; unipessoalidade e constituição não-negocial: segundo o artigo


273.º, n.º1 CSC, a sociedade anónima não pode ser constituída por um número de sócios
inferior a cinco, salvo quando a lei o dispense. Houve uma facilitação: o Código Veiga Beirão
exigia um mínimo de dez sócios. O artigo 273.º, n.º2 CSC exige apenas dois sócios para as
sociedades em que o Estado, diretamente – por meio de empresas públicas ou outras
entidades equiparadas por lei para este efeito – detenha a maioria do capital. A exigência de
dois sócios é muito teórica: o Estado, quando pretende constituir sociedades anónimas
recorre, em regra, a um Decreto-Lei: automaticamente, pode proceder a constituições
unipessoais. O regime aparentemente arcaico do Código de 1986 é compensado pela
possibilidade de constituição unipessoal de uma sociedade anónima, desde que por outra
sociedade, dando azo a um domínio total inicial (artigo 488.º, n.º1 CSC). Além disso, também
se admite o domínio total inicial (artigo 489.º, n.º1, 2 e 3 CSC), sem limite de tempo, desde
que numa relação de grupo. Fora desse circunstancialismo, a constituição unipessoal não é
possível. E se ocorrer supervenientemente, seguir-se-ão as regras gerais dos artigos 84.º, n.º1
e 142.º, n.º1, alínea a) CSC. Este último preceito aplica-se, aliás, também nas sociedades entre
particulares, quando o número de sócios baixe aquém dos 5: um dispositivo retomado pelo
artigo 464.º, n.º3 CSC. Finalmente, temos a hipótese de constituições não negociais:
 Na cisão, origine uma nova sociedade, de tipo anónimo;
 Na transformação, que dê lugar a uma anónima;
 Na constituição por diploma legal do Governo.
Esta última saída foi muito frequente aquando da transformação das antigas empresas
públicas em sociedades anónimas, como primeiro passo para a reprivatização.
Constituição comum, constituição imediata e constituição online: a
constituição de sociedades anónimas operava, em regra, de acordo com o esquema comum:
certificado de admissibilidade da firma, a obter junto do RNPC (artigos 45.º, n.º1 e 54.º, n.º1
e 2 RNPC), escritura pública (artigo 7.º, n.º1 e 80.º, n.º2 CNot) e registo comercial (artigos
5.º e 3.º, alínea a) CRCom). Seguiam-se outras diligências junto das repartições de finanças e
da segurança social. Com a reforma de 2006, a escritura pública é suprimida, sendo
substituída pela forma escrita com as assinaturas dos subscritores reconhecidas
presencialmente, salvo se forma mais solene for exigida para a transmissão de bens com que
os sócios entrem para a sociedade. O Decreto-Lei n.º111/2005, 8 julho, veio estabelecer um
regime especial de constituição imediata de sociedade, também aplicável às anónimas (artigo
1.º). Por seu turno, o Decreto-Lei n.º125/2006, 19 junho, permitiu a criação on line de
sociedade, incluindo as anónimas: também foi referido quanto às sociedades por quotas.

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Valem, quanto a ambos os diplomas, com as devidas adaptações, as considerações então


feitas. SA
Modalidades: por forma a melhor ordenar a exposição subsequente, cumpre desde já
traçar as diversas modalidades de sociedades anónimas. Os inerentes elementos resultam (em
regra) dos estatutos. Elas obedecem aos seguintes critérios:
 O modo de constituição;
 O tipo de subscrição ou de dispersão das ações;
 A titularidade das ações;
 O número de titulares; 343
 A estrutura;
 O regime.
De acordo com o modo de constituição, podemos distinguir, segundo, aliás, elementos da
rubrica precedente:
 Sociedades pluripessoais e unipessoais;
 Sociedades constituídas sem e com a participação do Estado;
 Sociedades de constituição comum e de constituição especial;
 Sociedades negociais e sociedades constituídas por diploma legal.
O tipo de subscrição ou de dispersão das ações dá-nos a importante contraposição entre as
sociedades abertas (de sociedades abertas ao investimento público) e as sociedades fechadas:
as primeiras são, genericamente, aquelas que se tenham constituído com apelo a subscrição
pública (artigo 279.º CSC) ou cujo capital tenha, depois, vindo a dispersar-se pelo público. A
importância da qualificação de uma sociedade como aberta levou o Código dos Valores
Mobiliários, no seu artigo 13.º, n.º1 CSC, a dar uma noção técnica precisa: um ponto a que
regressaremos. A titularidade das ações permite distinguir entre sociedades de capitais
públicos – totalmente públicos ou maioritariamente públicos –, sociedades privadas e
sociedades mista. A natureza pública pode, por seu turno, ser direta ou indireta, sendo ainda
possível distinguir sociedades centrais, regionais e autárquicas. O número de sócios permite
a já referida contraposição entre sociedades unipessoais e pluripessoais. A natureza viabiliza
distinguir (artigo 278.º CSC):
 As sociedades monistas de tipo latino, dotadas de conselho de administração e de
conselho fiscal;
 As sociedades monistas de tipo anglo-saxónico, dotadas de conselho de
administração com comissão de auditoria e Revisor Oficial de Contas;
 As sociedades dualistas ou de tipo germânico, com direção, conselho geral e Revisor
Oficial de Contas.
Poder-se-á discutir se, efetivamente, estamos perante três distintas estruturas. Finalmente, o
regime permite distinguir:
 Sociedades comuns;
 Sociedades sujeitas a regime especial.
Nestas últimas, avultam as instituições de crédito, tratadas o RGIC, as companhias
seguradoras, a que se aplica o RGES e diversas outras.

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O conteúdo: o conteúdo obrigatório do contrato de sociedade anónima vem prescrito no


artigo 272.º CSC. A matéria compreende sete alíneas, que podemos ordenar e agrupar como SA
segue:
 O capital;
 As ações;
 As obrigações;
 A estrutura.
Quanto ao capital, há que indicar: a sua cifra (alínea a), implicitamente), o montante realizado
e os prazos para a realização do apenas subscrito (alínea e)). No tocante às ações, devem
constar do contrato: 344

 Os seus valores nominal e número (alínea a));


 As condições particulares a que fique sujeita a sua transmissão (alínea b));
 As categorias porventura criadas, o seu número e os direitos atribuídos a cada uma
(alínea c));
 A sua natureza nominativa ou AO PORTADOR 35 e as regras para as eventuais
conversões (alínea d)).
Quanto a obrigações: o contrato compreenderá – sendo essa a vontade das partes – a
autorização para a sua emissão (alínea f)). O contrato fixa, por fim e segundo a enumeração
do artigo 272.º CSC, a estrutura monista ou dualista da sociedade (alínea g)). O artigo 272.º
CSC consigna o conteúdo obrigatório específico do pacto social das sociedades anónimas.
Ele não explicita – nem isso seria possível – as regras, por vezes muito complexas, relativas
aos elementos que o preenchem. Esse conteúdo obrigatório específico deve ser conjugado
com o conteúdo obrigatório geral constante do artigo 9.º CSC, com as devidas adaptações e
cujo teor damos por reproduzido. Além disso, encontramos, disseminados pelo Código,
diversos outros elementos que podem constar do pacto social. Será o seu conteúdo eventual,
que iremos relevar de seguida. O pacto social das sociedades anónimas pode ainda conter:
 A autorização dada aos administradores para efetuarem, depois da escritura,
levantamentos da conta aberta em nome da sociedade, para fins determinados (artigo
277.º, n.º5, alínea b) CSC);
 A estrutura da sociedade (artigo 278.º CSC);
 A perfeita especificação das atividades que integrem o objeto social, nos casos de
constituição com apelo à subscrição pública (artigo 279.º, n.º5 CSC);
 O diferimento das entradas até cinco anos (artigo 285.º, n.º1 CSC);
 As medidas relativamente às ações em mora (artigo 286.º, n.º6 CSC);
 A obrigação de prestações acessórias (artigo 287.º, n.º1 CSC);
 A distribuição de lucros (artigo 294.º, n.º1 CSC);
 A atribuição, aos membros dos órgãos da sociedade, do direito de participação nos
lucros (artigo 294.º, n.º3 CSC);
 A percentagem e o montante das reservas legais, em margem superior à dos limites
mínimos fixados na lei (artigo 295.º, n.º1 CSC);
 A possibilidade de adiantamentos, aos acionistas, sobre os lucros (artigo 297.º, n.º1
CSC);

35sempre que encontrarem esta rasura, esta cobre a referência “ao portador” das ações, tipo que se encontra
revogado, ao tempo da realização desta síntese (deixamo-lo, porém, na sebenta grande já que esta é fiel ao
manual – e assim tem de o ser).

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 Regras sobre as ações nominativas ou AO PORTADOR (artigo 299.º, n.º1 CSC);


 A proibição de aquisição de ações próprias (artigo 317.º, n.º1 CSC); SA
 O processo a aplicar na falta de liberação das ações pelos subscritores, o qual pode
envolver a aquisição de ações próprias (artigo 317.º, n.º3, alínea f) CSC);
 Limitações, dentro das margens da lei, à transmissibilidade das ações (artigo 328.º,
n.º1 e 2 CSC);
 A atribuição, a outro órgão que não à assembleia geral, da competência para conceder
ou recusar o consentimento da sociedade para a transmissão de ações nominativas
(artigo 329.º, n.º1 CSC);
 Uma série de elementos necessários, quando se exija o consentimento da sociedade 345
para a transmissão de ações (artigo 329.º, n.º3 CSC);
 A autorização para a emissão de ações preferenciais sem voto, até certo limite (artigo
341.º, n.º1 CSC);
 A não-permissão para que os acionistas sem voto participem na assembleia geral
(artigo 343.º, n.º1 CSC);
 A possibilidade de remição de ações que beneficiem de algum privilégio patrimonial
(artigo 345.º, n.º1 CSC);
 A imposição ou a possibilidade de, em certos casos e sem consentimento dos seus
titulares, serem amortizadas ações (artigo 347.º, n.º1 CSC);
 A fixação de todas as condições essenciais para a amortização, quando a mesma seja
imposta pelo contrato (artigo 347.º, n.º5 CSC);
 Idem quanto às condições necessárias, na hipótese de amortização permitida pelo
contrato (artigo 347.º, n.º5 CSC);
 A autorização para que a emissão de obrigações seja deliberada pelo conselho de
administração (artigo 350.º, n.º1 CSC);
 A fixação da maioria necessária para a emissão de obrigações convertíveis em ações
(artigo 366.º, n.º1 CSC);
 A atribuição de matérias à deliberação dos acionistas (artigo 373.º, n.º2 CSC);
 A determinação de que o presidente, o vice-presidente e os secretários da mesa da
assembleia geral sejam eleitos por esta (artigo 374.º, n.º2 CSC);
 A fixação do modo de convocar a assembleia geral (artigo 377.º, n.º3 CSC);
 A exigência da posse de um certo número de ações para conferir voto em assembleia
geral (artigo 379.º, n.º5 CSC);
 A representação dos acionistas em assembleia geral, com limites (artigo 380.º, n.º1
CSC);
 Regras de quorum, em primeira convocação da assembleia geral (artigo 383.º, n.º1
CSC);
 O número de votos correspondentes a cada ação (artigo 384.º, n.º1 e 2 CSC);
 As regras de maioria a observar pela assembleia geral (artigo 386.º, n.º1 CSC);
 As regras das assembleias especiais de acionistas (artigo 389.º, n.º1 CSC);
 O número de administradores do conselho de administração (artigo 390.º, n.º1 CSC);
 A hipótese do administrador único, se o capital não exceder os 200.000€;
 A possibilidade de eleição de administradores suplentes (artigo 390.º, n.º5 CSC);
 A designação dos administradores (artigo 391.º, n.º1 CSC);
 Regras sobre a eleição dos administradores (artigo 391.º, n.º2 CSC);
 Regras sobre a eleição dos administradores por minorias (artigo 392.º CSC);

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 O número de faltas, seguidas ou interpoladas, sem justificação, que conduzam à falta


definitiva do administrador (artigo 393.º, n.º1 CSC); SA
 A eleição, pela assembleia, do presidente do conselho de administração (artigo 395.º
n.º1 CSC: uma regra aplicável ao presidente do conselho geral e de supervisão (artigo
436.º CSC);
 A fixação de caução pela responsabilidade dos administradores (artigo 396.º, n.º1
CSC), aplicável aos membros do conselho fiscal (artigo 418.º-A CSC);
 A autorização relativa à percentagem global dos lucros destinada aos administradores
(artigo 399.º, n.º2 CSC);
 A situação dos administradores suspensos (artigo 400.º, n.º2 CSC); 346
 A reforma dos administradores (artigo 402.º, n.º1 CSC);
 A proibição da delegação de poderes de gestão relativos a certas matérias (artigo 407.º,
n.º1 CSC);
 Idem, quanto à gestão (artigo 407.º, n.º3 CSC);
 A representação da sociedade por um ou mais administradores delegados (artigo 40.º,
n.º2 CSC);
 A representação de um administrador por outro, no conselho de administração
(artigo 410.º, n.º5 CSC);
 A fixação do número de membros do conselho fiscal (artigo 413.º, n.º4 CSC);
 A duração do mandato dos membros efetivos do conselho fiscal, dos suplentes, do
fiscal único e do Revisor Oficial de Contas (artigo 415.º, n.º1 CSC);
 A indicação do presidente do conselho fiscal (artigo 415.º, n.º2 CSC);
 A indicação, para além do fixado na lei, de competências do fiscal único ou do
conselho fiscal (artigo 420.º, n.º1, alínea m) CSC);
 A fixação do número de membros da comissão de auditoria (artigo 423.º-B, n.º2
CSC);
 A indicação, para além do fixado na lei, de competências do conselho de auditoria
(artigo 423.º, alínea q) CSC);
 A fixação do número de membros do conselho de administração executiva (artigo
424.º, n.º1 CSC) ou de um administrador executivo único, se o capital social não
exceder os 200.000€ (artigo 424.º, n.º1 CSC);
 A designação dos administradores executivos (artigo 425.º, n.º1 CSC) e a fixação da
duração do seu mandato (artigo 425.º, n.º2 CSC);
 A fixação do número de membros do conselho geral e de supervisão (artigo 434.º,
n.º1 CSC);
 A sua eventual designação (artigo 435.º, n.º1 CSC);
 A indicação, para além do disposto na lei, da competência do conselho geral e de
supervisão (artigo 441.º, alínea t) CSC);
 O estabelecimento de atos para cuja prática o conselho de administração executivo
deve obter prévio consentimento do conselho geral e de supervisão (artigo 442.º, n.º1
CSC);
 A fixação da maioria pela qual a assembleia geral possa suprir a falta de autorização
do conselho geral e de supervisão, bem como a indicação de outros requisitos para
tal necessária (artigo 442.º, n.º2 CSC);
 A designação do secretário da sociedade (artigo 446.º-A CSC);
 A autorização, ao órgão de administração, para aumentar o capital social, uma ou
mais vezes, por entradas em dinheiro e as suas condições (artigo 456.º, n.º1, e 2 CSC);

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 A fixação de maiorias qualificadas ou de especiais requisitos para a deliberação de


dissolução da sociedade (artigo 464.º, n.º1 CSC). SA
A matéria é complexa. A formação de uma sociedade anónima e a redação dos seus estatutos c
devem ser acompanhadas por juristas conhecedores e experientes.

A firma: a firma das sociedades anónimas tem uma história cujos episódios já foram
referidos, ainda que separadamente. O artigo 275.º CSC, mantendo a contraposição entre
firma e denominação particular, dispõe, no seu n.º1:
«A firma destas sociedades será formulada, com ou sem sigla, pelo nome ou firma de um ou
alguns dos sócios ou por uma denominação particular, ou pela reunião de ambos esses elementos, 347
mas em qualquer caso concluirá pela expressão sociedade anónima ou pela abreviatura S.A.».
É o ponto essencial: qualquer sociedade anónima é imediatamente detetável pela presença
da sigla S.A.. O artigo 275.º, n.º2 e 3 CSC veio recordar aspetos gerais básicos do Direito das
firmas, fazendo aplicação (desnecessária) às sociedades anónimas. Segundo o n.º2:
«Na firma não podem ser incluídas ou mantidas expressões indicativas de um objeto social que
não esteja especificamente previsto na respetiva cláusula do contrato de sociedade».
Trata-se de uma manifestação do princípio da verdade da firma (artigo 32.º, n.º1 RNPC).
Algo ténue: o contrato pode prever um objeto social alargado, abrangendo atividades de todo
estranhas à efetiva atuação da sociedade. O artigo 275.º, n.º3 CSC obriga, no caso de alteração
do objeto da sociedade de forma a que deixe de incluir a atividade especificada na firma, à
correspondente modificação desta. Trata-se de mais uma manifestação do princípio da
verdade da firma.

§38.º - Sociedades anónimas irregulares

Aspetos gerais; remissão: nas sociedades anónimas é possível a ocorrência de situações


de irregularidade: por incompleitude do processo de formação ou por vício ocorrido no
contrato de sociedade ou em atos subsequentes. Têm aplicação diversas regras de ordem
geral, tal como sucede em relação às sociedades por quotas. Cumpre, contudo, referenciar
soluções especificamente dirigidas às sociedades anónimas: soluções incluídas, aliás, na Parte
I do Código.

A sociedade não-registada: pode ocorrer que uma sociedade anónima, já formalizada


por escrito, mas ainda não registada, venha a concluir algum negócio. Nessa eventualidade,
respondem (artigo 40.º, n.º1 CSC) ilimitada e solidariamente todas as pessoas que intervierem
no negócio em representação dela e, ainda, os sócios que autorizem tais negócios. Não se
aplica, mercê da falta do registo, o privilégio da limitação de responsabilidade. Realizada a
competente interpretação sistemática, a situação não é, contudo, assim tão grave. Com efeito,
a responsabilização pessoal dos representantes só pode operar a título subsidiário. E isso por
duas razões:
 A assim não ser, a sua situação ficaria pior do que na sociedade anónima que ainda
nem tivesse sido objeto de contrato definitivo; nessa eventualidade e visto o artigo

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36.º, nº2 CSC, aplicar-se-ia o regime das sociedades civis puras, o qual prevê que os
sócios demandados por dívidas da sociedade possam requerer a excussão prévia do SA
património social (artigo 997.º, n.º2 CC);
 O próprio artigo 40.º, n.º2, in fine CSC, pressupõe um fundo social comum; c
obviamente: para pagar as dívidas da sociedade em formação.
Quanto aos sócios da anónima ainda não registada, em cujo nome sejam celebrados negócios:
manda o artigo 40.º, n.º2, in fine CSC, que eles respondam até às importâncias das entradas a
que se obrigam, acrescidas das importâncias que tenham recebido a título de lucros ou de
distribuição de reservas. No fundo: o património social responde pelas dívidas.
A sociedade inválida: pode suceder que, depois da inscrição de uma sociedade anónima, 348
se venham a constar factos que impliquem a sua anulação ou a sua declaração de nulidade.
Quando isso suceda, fica em causa a confiança de terceiros e a própria credibilidade que, no
espaço económico, devem assumir as formas societárias. O legislador europeu interveio: o
artigo 11.º da 1.ª Diretriz das sociedades restringe as situações nas quais a invalidação pode
ser proferida. O dispositivo comunitário foi transposto para o artigo 42.º, n.º1 CSC. Como
temos repetido, esse preceito só refere a nulidade; todavia, e por maioria de razão, há que
alargá-lo à anulação. Ele elenca os casos em que a invalidação é possível, providenciando o
artigo 44.º CSC quanto à ação de declaração de nulidade. A preocupação de ressalvar o valor
económico-social traduzido pela sociedade leva o artigo 42.º, n.º2 CSC a permitir a sanação
dos vícios decorrentes da falta ou nulidade da firma, da sede, do valor da entrada de algum
sócio e das prestações realizadas por conta desta. Para tanto, exige-se uma deliberação dos
sócios, tomada nos termos estabelecidos para as deliberações sobre alteração do contrato.
Tal como nas sociedades por quotas: também aqui os vícios da vontade (erro, dolo, coação
e usura) podem ser invocados como justa causa de exoneração pelo sócio atingido ou
prejudicado. Exige-se ainda, para tanto, que se verifiquem as circunstâncias, incluindo as de
tempo, que permitiriam a anulação civil (artigo 45.º, n.º1 CSC). Temos, aqui, um caso de
exoneração de sócio de sociedade anónima: um tema discutível. O contrato é, ainda, anulável
em relação ao incapaz que o tenha celebrado (artigo 45.º, n.º2 CSC). Aplicar-se-ão,
necessariamente, as restrições civis quanto à invocação desse tipo de anulabilidade (artigo
126.º CC, por exemplo). Resta chamar de novo a atenção para a forma deficiente por que foi
transposta a 1.ª Diretriz. O artigo 42.º CSC limita a proteção dos terceiros e da comunidade
aos casos em que já tenha havido registo. Os prejudicados pela hipotética invalidação de uma
sociedade anónima fora do previsto na Diretriz em causa por ela não se mostrar registada,
podem demandar o Estado pelos danos.

§39.º - O capital e as entradas

O capital; valor nominal e ações: as sociedades anónimas deve, como sucede na


generalidade dos casos (artigo 9.º, n.º1, alínea f) CSC), ter um capital social. Este corresponde
à soma das participações sociais: in casu, ações. O capital social deve ter um valor nominal,
isto é: um valor expresso numa cifra monetária. O Direito português vigente não admite
anónimas de capital nominal. O artigo 276.º, n.º3 CSC fixa o capital nominal mínimo em
50.000€. A cifra tem o seu quê de demagógico: não vemos como lançar, com seriedade e
hoje em dia, uma sociedade anónima, na base de 50.000€. Tal esquema presta-se, antes a, de

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imediato, se angariarem outras formas de financiamento. Para além do capital social, também
as ações devem ser expressas num valor nominal (artigo 276.º, n.º1 CSC) o qual deve ter o SA
valor mínimo de um centavo (artigo 276.º, n.º2 CSC). O artigo 276.º, n.º4 CSC fixa o c
princípio da indivisibilidade das ações. Este princípio analisa-se em várias vertentes. Assim:
 Não é possível construir uma ação em várias subações; há uma incidibilidade
quantitativa;
 Tão-pouco é viável uma separação das várias faculdades inerentes à detenção de uma
ação: por exemplo, o direito de voto e o de impugnação.
Nem pelos estatutos (ou pela sua alteração), nem por deliberação social nem, por maioria de
razão, por acordo entre os interessados, é possível proceder à divisão, quantitativa ou 349
qualitativa, do seu conteúdo.

As entradas: a matéria das entradas, nas sociedades anónimas, consta do artigo 277.º CSC.
O preceito (n.º1) começa por proibir as contribuições em indústria. Trata-se de um preceito
paralelo ao artigo 202.º, n.º1 CSC, relativo a sociedades por quotas, e oposto ao artigo 178.º
CSC, quanto às sociedades em nome coletivo. Em compensação, são permitidas entradas em
espécie, com as especiais cautelas do artigo 28.º CSC: este preceito foi, de resto, nuclearmente
pensado para as sociedades anónimas.

O ágio (prémio de emissão): a ação tem um determinado valor nominal. A entrada


pode ser equivalente a esse valor: teremos uma emissão ao par. Ela não pode ser inferior ao
valor nominal (abaixo do par), por via de regra geral do artigo 25.º CSC. Pode, porém, ser
superior (acima do par). Nessa altura, a diferença diz-se ágio ou prémio de emissão. Quer
isso dizer que o subscritor de tais ações se obriga a pagar (a entrar) por elas uma quantia mais
elevada do que o montante do seu valor nominal. O prémio de emissão pode ter várias
justificações. Todas elas assentarão na ideia de que o valor real da sociedade é superior à cifra
expressa pelo seu capital nominal, de tal modo que o valor real das suas ações seja, igualmente,
superior ao valor nominal respetivo. Tal poderá suceder, designadamente:
 Pelo valor acrescentado que representa a própria ideia organizatória subjacente à
sociedade;
 Pelo plus representado pela organização da sociedade;
 Pela mais-valia traduzida pelo património da sociedade.
O prémio de emissão fica sujeito ao regime da reserva legal (artigo 295.º, n.º3, alínea a) CSC):
in totum, incluindo o seu limite. O contrato de sociedade pode diferir, pelo máximo de cinco
anos (artigo 285.º, n.º1 CSC), até 70% das entradas em dinheiro. Já o pagamento do prémio
de emissão, quando previsto, não é suscetível de qualquer diferimento: de outro modo,
enfraquecer-se-iam os capitais próprios da sociedade, aumentando a potencial litigiosidade.

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Capítulo III – Os Acionistas


SA
c
§40.º - Qualidade de sócio: lealdade e igual tratamento

Generalidades; a qualidade de sócio: o sócio de uma sociedade anónima diz-se


acionista: ele é titular de ações que dão corpo às inerentes participações sociais. Trata-se de
um status complexo mas que, em geral, apresenta uma tipificação legal dos seus contornos 350
mais desenvolvida do que ocorre nas outras sociedades. Compreende-se: nas sociedades
anónimas mais características lidamos com a lógica dos grandes números: ela obriga a uma
clara predefinição das posições em presença. Segundo o artigo 274.º CSC:
«A qualidade de sócio surge com a celebração do contrato de sociedade ou com o aumento do
capital não dependendo da emissão e entrega do título da ação ou, tratando-se de ações
escriturais, da inscrição, na conta de registo individualizado».
Este preceito reporta-se à qualidade originária de sócio. O interessado que adquira ações (em
bolsa ou fora dela) torna-se sócio e isso independentemente da celebração do contrato ou de
qualquer ocorrência do aumento de capital. O preceito transcrito vale, pois, pela negativa:
dispensa as tais emissões e entrega do título da ação. No Direito das Sociedades anónimas,
os regimes aplicáveis são, muitas vezes, reportados a ações e não a sócios. A especial natureza
destas sociedades conduz a essa objetivação. Devemos, porém, estar conscientes de que, em
última análise, lidamos sempre com pessoas. Quanto ao status do sócio da sociedade
anónima, de acordo com a enumeração legal, cumpre analisar as seguintes obrigações e
direitos:
 Obrigação de entrada (artigos 285.º e 286.º CSC);
 Obrigação de prestação acessória (artigo 287.º CSC);
 Direito à informação (artigos 288.º a 293.º CSC);
 Direito aos lucros (artigo 294.º a 297.º CSC).
Apesar do desenvolvimento específico que, por vezes, esta matéria alcança, devemos ter
presente que ela se articula com as regras gerais inseridas na Parte I do Código das Sociedades
Comerciais. As posições enumeradas na lei são acompanhadas por elementos de ordem geral
diretamente filiados na harmonia substancial do sistema: o dever de lealdade e o direito ao
igual tratamento. Vamos referi-los preliminarmente.

Sociedades intuitu personae; participações económicas e financeiras: as


sociedades anónimas, pela sua origem, pela sua evolução e pelo desenho legal do seu tipo,
são marcadas pela impessoalidade. As relações que se estabeleçam entre os sócios assentam
na coesão económica da junção de capitais com escopos lucrativos. Num confronto com os
diversos tipos societários, as sociedades anónimas ocuparão o extremo da objetivação,
facilmente denotável na livre circulação das suas participações: as ações. Todavia, há que
introduzir uma distinção entre as sociedades abertas ou com o capital aberto ao investimento
público (artigo 13.º CVM) e as restantes, a que poderemos chamar fechadas. Nas sociedades
abertas, a livre circulação das suas ações é uma evidência; impõe-se, na sua plenitude, a
impessoalidade das anónimas. Nas fechadas, o público não tem acesso ao capital; a própria

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transmissão de ações pode, pelo pacto social, ser subordinada ao prévio consentimento da
sociedade (artigo 328.º, n.º2, alínea a) CSC). Nessa eventualidade, os sócios poderão
conhecer-se todos uns aos outros e selecionar-se, mutuamente, pelas suas qualidades pessoais. SA
Poderá, em suma, haver uma sociedade anónima intuitu personae. O tipo sociedade anónima não c
está adaptado a realidades intuitu personae. É certo que a lei permite fazer depender a
transmissão de ações do consentimento da sociedade. Mas pouco mais. A partir daí, a
utilização de sociedades anónimas como sociedades de pessoas vai implicar o recurso a
acordos parassociais e a negócios fiduciários: uns e outros não oponíveis a terceiros. De todo
o modo, é possível montar esquemas desse tipo. Parece-nos, todavia, que com limites: por
exemplo, no tocante à exclusão dos sócios, torna-se inviável generalizar, sem mais, esquemas
351
pensados para sociedades de pessoas, às anónimas. Todavia, a natureza intuitu personae de
certas sociedades anónimas, a retirar, pela interpretação objetiva, dos seus estatutos, pode ter
diversas influências na aplicação dos institutos societários. Para além da natureza mais
marcadamente pessoal que possam assumir certas anónimas, temos uma relevante
contraposição entre participações económicas e participações financeiras. Nas participações
económicas, o seu detentor tem efetivos escopos empresariais. Ele embrenha-se na atividade
económica desenvolvida pela sociedade em causa. Tendencialmente, ele irá intervir ou
participar na sua administração, recebendo os seus benefícios através dos dividendos. Nas
participações financeiras, o detentor move-se, simplesmente, no mercado de capitais. A
atividade económica da sociedade é-lhe, concretamente, indiferente: apenas se interessará
pela perspetiva dos lucros. O seu papel interno focar-se-á, provavelmente, no plano da
fiscalização. Quanto aos lucros esperados: eles advirão, sobretudo, através das mais-valias
correspondentes à subida de cotações. A natureza económica ou financeira das participações
reflete-se na interpretação dos contratos a elas relativas. No tocante à própria sociedade, não
é possível introduzir matizes nessa base. Acentue-se, aliás, que existem participações
ambivalentes e numerosas graduações intermédias.

Dever de lealdade: o dever de lealdade, em sentido amplo, manda, em geral:


 Que se mantenha uma postura coerente, evitando condutas sinuosas, que
prejudiquem a outra parte;
 Que se atende na materialidade das condutas, prevenindo atuações que, embora
formalmente corretas, o não sejam em última instância;
 Que não se levem a cabo atuações laterais que prejudiquem o núcleo da situação);
 Que se mantenha a outra parte informada de tudo quanto possa relevar para a
situação nuclear.
Em sentido estrito, a lealdade reporta-se apenas a condutas. a informação constituiria, a seu
lado, um dever autónomo. A lealdade tem um papel especial a nível da administração.
Todavia, interessa-nos agora a sua eventual aplicação no campo dos acionistas. Ora
justamente: já se entendeu que, da mera relação de participação numa sociedade anónima,
não seria possível derivar deveres de lealdade: faltariam, aí, as relações pessoais exigíveis para
o efeito, ao contrário do que ocorreria nas sociedades em nome coletivo. A lealdade voltaria,
porém, a penetrar na dogmática das sociedades anónimas através da boa fé e dos votos
abusivos. Foi usada, num primeiro momento, para controlar os excessos da maioria e para
tutelar as minorias, havendo jurisprudência nesse sentido. Verificou-se, porém, que também
as minorias poderiam proceder de modo desleal, bloqueando, por exemplo, medidas de
saneamento necessárias, para procurar obter vantagens laterais. A doutrina generalizou o
dever de lealdade também às minorias. Na doutrina alemã, toda esta matéria vem sendo

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cinzelada, com particular atenção aos valores comunicados através da boa fé, falando-se hoje
em Direito consuetudinário. Passemos ao Direito Português. Neste momento, a instabilidade
legislativa e a relativa fraqueza do tecido empresarial, a nível das grandes anónomas, SA
aconselharia mais à sedimentação dogmática das regras legais existentes – bastante mais c
densas do que as alemãs, sobretudo se tivermos em conta o CVM – do que à introdução de
novos conceitos indeterminados. Para reduzir os casos de manifesta contrariedade à
harmonia do sistema, dispomos da boa fé e do abuso do direito. Além disso, há sempre a
disponibilidade do artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC, que boa conta tem dado de si. Todavia,
alguns parâmetros úteis podem ser adiantados:
 A lealdade é aferida em concreto: nesse plano, o tipo societário em jogo poderá nem 352
ser relevante: antes o tipo de relações que se hajam estabelecido entre os
intervenientes;
 Tendencialmente, os vínculos de lealdade variam na razão inversa da dimensão da
sociedade: uma grande anónima aberta é mais lassa do que a sociedade formada entre
pessoas que há muito se conheçam;
 Na sua aplicação, a lealdade, enquanto manifestação da boa fé, opera na base da tutela
da confiança e da primazia da materialidade subjacente.
As manifestações de deslealdade terão a ver:
 Com falta de informações;
 Com atuações concorrências;
 Com quebras de sigilo;
 Com atuações contraditórias.
A tutela da confiança exigirá um relacionamento-forte. Na falta dele, não conseguimos
construir vínculos que justifiquem deveres praeter legem. Por exemplo, ao investidor que
compre ações em bolsa, não vemos que mais exigir, no plano da confiança, do que o
cumprimento da lei. A primazia da materialidade subjacente pode ir mais longe: ela deverá
ser respeitada por quem aflua a uma sociedade anónima.

O tratamento igualitário: o princípio do tratamento igualitário é, à partida, uma regra


importante a observar pelo Estado e que encontramos no artigo 13.º CRP. Ele corresponde,
todavia, a uma exigência imediata da concretização da Justiça: surge, nessa dimensão, também
no Direito Privado. Aí, ele pode exprimir-se num primeiro plano, que é o do igual tratamento
perante a lei. Nesse domínio, exigir-se-á, simplesmente, que a lei se aplique a todos, logo que
verificadas as respetivas previsões. Num segundo plano, a igualdade exigiria que a todos os
acionistas, na proporção do capital detido, fossem reconhecidos idênticos direitos e deveres.
Aqui surgem muitas dúvidas: as sociedades são dominadas pela autonomia privada; além
disso, ninguém é obrigado a ser sócio contra vontade. Não poderão os interessados, dentro
dos limites legais, criar situações diferenciadas? A própria lei dá resposta positiva quando, no
artigo 24.º CSC, admite direitos especiais. Estes, nas sociedades anónimas, correspondem a
categorias especiais de ações (artigo 24.º, n.º5 CSC). Para além dos aspetos apontados, ainda
haverá margem para um princípio do igual tratamento nas sociedades anónimas? O artigo
42.º da 2.ª Diretriz do Direito das Sociedades, primordialmente aplicável às anónimas, veio
dispor:
«Para a aplicação da presente diretiva, as legislações dos Estados-Membros garantirão um
tratamento igual aos acionistas que se encontrem em condições idênticas».

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No Direito português, o princípio do igual tratamento surge expressamente a propósito das


ações próprias. Segundo o artigo 321.º CSC: SA
«As aquisições e as alienações das ações próprias devem respeitar o princípio do igual c
tratamento dos acionistas, salvo se a tanto obstar a própria natureza do caso».
Esse princípio surge referido noutros preceitos, como os artigos 344.º, n.º2 e 346.º, n.º3 CSC.
Na base deles, já se tem ensaiado um princípio geral. O efeito prático seria a invalidação das
deliberações que atentassem contra ele. Mas isso levar-nos-ia, com probabilidade, às
deliberações abusivas. O igual tratamento está subjacente a diversos institutos e regras. Assim:
 Pela positiva: dá lugar a institutos como o direito de preferência dos acionistas na 353
subscrição de novas ações (artigo 458.º CSC): visa-se evitar que algum deles deva ver
diminuído o seu peso relativo na sociedade;
 Pela negativa: veda a atribuição de direitos especiais ou a constituição de deveres
seletivos.
Trabalhamos, todavia, com posições patrimoniais privadas. Logo: disponíveis. Anote-se, por
fim, que o igual tratamento é, pelo legislador, considerado compatível com medidas especiais
de tutela das minorias.

§41.º - As entradas e outras formas de capitalização

A subscrição e a realização de ações: na linguagem habitual do Direito das


Sociedades anónimas, a subscrição de ações pode corresponder:
 Ao ato jurídico pelo qual a pessoa manifesta a intenção definitiva de aceitar a
titularidade das ações em jogo; neste plano, a subscrição não acarreta, em si, a
qualidade de sócio: esta apenas ocorre com a outorga do contrato de sociedade ou
com a formalização do aumento de capital (artigo 274.º CSC);
 Ao ato jurídico pelo qual o interessado se torna titular da posição jurídica
correspondente à ação do jogo, assumindo os direitos e os deveres inerentes.
A constituição da sociedade depende de todas as suas ações se encontrarem subscritas.
Importa manter a subscrição distinta de outras realidades que lhe podem estar próximas.
Assim:
 Da aquisição de ações: na subscrição, há uma aquisição originária, enquanto a
aquisição de ações é puramente derivada: ela incide sobre ações que já se
encontravam subscritas;
 Da realização de ações: a subscrição envolve os deveres de sócio e, designadamente
o de concretizar as entradas; esta concretização é a realização;
 Da libertação de ações: a libertação é a realização integral do capital correspondente
às entradas respetivas.
O tema da subscrição fica ainda mais claro se anteciparmos as suas modalidades. Temos, em
obediência a vários critérios:
 A subscrição inicial;
 A subscrição de aumentos de capital.

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consoante esteja em causa a constituição da própria sociedade ou, tão-só, a adesão a


subsequentes aumentos de capital por emissão de novas ações. Depois: SA
 A subscrição simples; c
 A subscrição reservada a sócios;
 A subscrição reservada a certas categorias de interessados,
em função de ela ser dirigida a certa pessoa, apenas aos sócios ou a outras categorias:
determinados tipos de sócios, obrigacionistas, detentores de ações privilegiadas ou outros.
O acionista em mora e a perda das ações: a realização equivale, como foi dito, ao
cumprimento do dever de executar a entrada, entrada essa à qual o sócio ficou obrigado pela 354
subscrição. A responsabilidade do sócio limita-se à realização das ações que tenha subscrito
(artigo 271.º CSC). Tal realização pode ser diferida, até ao máximo de 70%, pelo contrário
de sociedade. O s artigos 285.º e 286.º CSC regulam, com mais pormenor, essa matéria,
prevendo ainda a hipótese de mora do sócio na realização das suas ações. Assim:
 O contrato de sociedade não pode diferir as entradas em dinheiro por mais de 5 anos
(artigo 285.º, n.º1 CSC); recordemos que as entradas em espécie não são diferíveis;
 Ainda que o contrato preveja prazos, o acionista só entra em mora depois de
interpelado para o pagamento (artigo 285.º, n.º2 CSC): trata-se de uma norma paralela
à do artigo 203.º, n.º3 CSC, para as sociedades por quotas;
 A interpelação pode ser feita por anúncio e fixará um prazo entre 30 e 60 dias para o
pagamento; a partir daí, se este não se realizar, inicia-se a mora (artigo 285.º, n.º3
CSC).
Iniciada a mora, prevê a lei ainda a fixação de um novo prazo, de natureza admonitória: trata-
se de uma cautela justificada pelo regime expedito depois fixado (o da perda das ações) o
qual se processa à margem de qualquer ação executiva. Mais concretamente:
 Os administradores podem avisar, por carta registada, os acionistas em mora (artigo
285.º, n.º4 CSC):
i. De que lhes é concedido novo prazo não inferior a 90 dias, para efetuarem o
pagamento da importância em dívida, com os juros;
ii. Sob pena de perderem a favor da sociedade as ações em causa na mora;
iii. E, ainda, os pagamentos já efetuados quanto a elas.
 Sendo o aviso repetido durante o segundo mês;
 Verificada a perda das ações, deve a mesma ser comunicada aos interessados, por
carta registada (artigo 285.º, n.º5, 1.ª parte CSC);
 Devendo ainda ser publicado um anúncio donde constem, sem referência aos
titulares, os números das ações perdidas a favor da sociedade e a data da perda (artigo
285.º, n.º5, 2.ª parte CSC);
 O ex-acionista mantém-se responsável pelas importâncias em dívida, como melhor e
veremos.
Pode ainda acontecer que a ação não realizada seja transferida. Dispõe o artigo 286.º CSC:
 Todos os anteriores titulares são responsáveis entre si e com o acionista em mora,
pelas importâncias em dívida e respetivos juros, à data da perda da ação a favor da
sociedade (artigo 286.º, n.1º CSC);

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 Anunciada a perda, os antecessores são notificados, por carta registada, de que


podem adquirir a ação mediante o pagamento das quantias em dívida e dos juros, SA
num prazo não inferior a três meses (artigo 286.º, n.º2 CSC);
 Sendo a notificação repetida no segundo mês (idem, in fine); c
 Apresentando-se mais de um antecessor, vale a ordem da sua proximidade
relativamente ao último titular (artigo 286.º, n.º3 CSC).
Se, mau grado todo este caminho, a importância em dívida e os juros não forem pagos, temos
o seguimento procedimento:
 A sociedade deve proceder, com a maior urgência, à venda das ações, por intermédio
de corretor, em bolsa ou em hasta pública (artigo 286.º, n.º4 CSC); 355
 Não bastante o preço, ela deve exigir ao último titular e a cada um dos antecessores,
excedendo o preço, o excesso pertence ao último titular (artigo 286.º, n.º5 CSC).
A sociedade deve tomar cada uma das providências permitidas por lei ou pelo contrato
simultaneamente para todas as ações do mesmo acionista em relação às quais a mora se
verifique (artigo 286.º, n.º6 CSC). Este preceito perdeu em parte o seu alcance, mercê da
revogação, pelo Decreto-Lei n.º280/87, 8 julho, do artigo 285.º, n.º6 CSC, segundo o qual:
«O contrato de sociedade pode estabelecer outras penalidades para o caso de mora do acionista».

Obrigação de prestações acessórias: o Código das Sociedades Comerciais prevê,


no seu artigo 187.º CSC, a obrigação de prestações acessórias. Repete à letra, salvo pequenos
pormenores, o artigo 209.º CSC relativo às sociedades por quotas. Fica pois claro que a
inerente matéria se aplica às anónimas, embora permaneça a questão: porque não foi tudo
isso inserido na Parte Geral? Recordamos que tais obrigações de prestações acessórias têm o
seguinte perfil:
 Constam do pacto social;
 Adstringem todos ou alguns sócios;
 Consistem no dever de efetuar, à sociedade, prestações determinadas, para além das
entradas.
O contrato de sociedade deve ainda definir os elementos essenciais da obrigação e especificar
se as prestações devem ser efetuadas onerosa ou gratuitamente. Quanto ao resto, remete-se
para o desenvolvimento operado a propósito das sociedades por quotas.
Prestações suplementares? A matéria das prestação suplementares foi fixada para as
sociedades por quotas pelos artigo 210.º a 213.º CSC. Recordamos que elas se distinguem
das prestações acessórias em dois pontos:
 Devem ter sempre conteúdo pecuniário (artigo 210.º, n.º2 CSC);
 Têm uma dupla fonte: são permitidas pelo pacto social e deliberadas pelos sócios
(artigo 210.º, n.º1 CSC).
O Código nada diz quanto às sociedades anónimas. A doutrina alemã admite os deveres
acessórios, quanto às anónimas, para as quais há base legal, como vimos: mas não admite o
equivalente às nossas prestações suplementares. No nosso Direito, as prestações
suplementares também não devem ser admitidas quanto às sociedades anónimas. Pelo
seguinte: de acordo com o tipo societário sociedade anónima, o sócio pode apenas responder
pelas ações que subscreva (artigo 271.º CSC). Sem base legal, não é possível enquadrar novas
responsabilidade. Além disso: a possibilidade de a maioria dos sócios vir novo esforço
financeiro aos acionistas iria desequilibrar o funcionamento da sociedade.

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Suprimentos: também o contrato de suprimento só obteve consagração legal expressa no


tocante às sociedades por quotas (artigo 243.º a 245.º CSC). Ao contrário das prestações SA
acessórias e das suplementares, no suprimento há um contrato. Compete a cada sócio decidir
se empresta, ou não, dinheiro ou outro bem móvel, à sociedade. Quanto ao perfil da figura
c
e ao seu regime, remetemos quanto se disse, no campo das sociedades por quotas. Pelas
razões então apontadas, a matéria dos suprimentos é aplicável, por analogia, às sociedades
anónimas. Trata-se de um ponto que se tem vindo a tornar pacífico nas nossas doutrina e
jurisprudência.

356
§42.º - Direito à informação

Generalidades: o Código das Soceidades Comerciais regulou, com algum pormenor, o


direito à informação dos acionistas. Trata-se de matéria genericamente prevista no artigo 21.º,
n.º1, alínea a) CSC, e que surge, de modo repetido, em relação a diversos institutos societários.
Iremos referir, agora, apenas os aspetos relativos às sociedades anónimas: artigos 288.º a
293.º CSC. De notar que os artigos 288.º, 289.º, 291.º e 292.º CSC foram alterados em 2006.
No fundamental, tratou-se de adaptar os preceitos ao novo figurino organizatório e à
redenominação no tocante à possibilidade de remessa eletrónica de informações e de
divulgação em sítio na Internet – artigo 288.º, n.º4 e 289.º, n.º3, alínea b) CSC. A titularidade
do direito à informação é atribuída aos sócios, ainda que requeira, em certos casos, um
mínimo de capital social para o seu exercício. De facto, particularmente nas sociedades
anónimas que podem compreender dezenas de milhares de sócios, é necessário
compatibilizar o direito à informação com as hipóteses que a sociedade tenha, sem grandes
perturbações, de a prestar. O artigo 293.º CSC atribui ainda o direito à informação:
 Ao representante comum dos obrigacionistas;
 Ao usufrutuário de ações;
 Ao credor pignoratício de ações,
nestes dois últimos casos quando, por lei ou convenção, lhes caiba exercer o direito de voto.
A informação não serve, todavia e apenas, o direito de voto. Temos de ir mais longe: o direito
de informação cabe sempre ao titular cujo direito envolvido no ponto a esclarecer. Ao
contrário do que sucede com as sociedades por quotas, através do artigo 214.º, n.º2 CSC, o
Código não explicita que, também nas anónimas, o direito à informação pode ser
regulamentado no contrato de sociedade, contanto que não seja impedido ou limitado
injustificadamente o seu direito. Supomos que não há nenhuma dificuldade em estender essa
possibilidade às sociedades anónimas: o próprio artigo 21.º, n.º1, alínea c) CSC, ao referir
genericamente os termos do contrato dá, para tanto, mais um apoio.

A informação indireta: para além da informação a prestar aos sócios (a informação


direta), que agora nos irá ocupar, temos ainda a informação indireta, isto é: a informação que
a sociedade se encontra obrigada a prestar genericamente ao público e que acaba por poder
aproveitar, também, aos sócios. Ficam essencialmente em causa:
 O Registo Comercial: cumpre atentar na enumeração de atos elencados no artigo 3.º
CRCom;

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 As Publicações Obrigatórias: temos a considerar, em primeira linha, o artigo 70.º


CRCom. Note-se, ainda, o artigo 71.º CRCom. As menções em atos externos surgem SA
no artigo 171.º CSC. Temos, por fim, a considerar publicações obrigatórias no âmbito
dos valores mobiliários. Atente-se no artigo 5.º CVM. c
 As Menções Obrigatórias em Atos Externos;
As informações indiretas têm determinados efeitos, a aferir caso a caso. De todo o modo,
elas devem ser articuladas com as informações específicas (ou diretas), a que os sócios têm
direito.

O Direito mínimo à informação: o artigo 288.º CSC confere um direito mínimo à


informação ao acionista que possua ações correspondentes a, pelo menos, 1% do capital 357
social. De acordo com Raúl Ventura, admitimos que acionistas que não alcancem essa
percentagem possam agrupar-se para efeitos de alcançar a cifra indicada, podendo, em
conjunto, exercer esse direito. Esse direito mínimo à informação permite ao interessado
consultar os seguintes elementos:
a) Os relatórios de gestão e os documentos de prestação de contas previstos na lei,
relativos aos três últimos exercícios, incluindo os pareceres do conselho fiscal, da
comissão de auditoria, do conselho geral e de supervisão ou da comissão para as
matérias financeiras, bem como os relatórios do Revisor Oficial de Contas sujeitos a
publicidade, nos termos da lei;
b) As convocatórias, as atas e as listas de presença das reuniões das assembleias gerais e
especiais de acionistas e das assembleias de obrigacionistas realizadas nos últimos três
anos;
c) Os montantes globais das remunerações pagas, relativamente a cada um dos últimos
três anos, aos membros dos órgãos sociais;
d) Os montantes globais das quantias pagas, relativamente a cada um dos últimos três
anos, aos 10 ou aos 5 empregados da sociedade que recebam as remunerações mais
elevadas, consoante os efetivos do pessoal excedam ou não o número de 200;
e) O documento de registo de ações.
O artigo 288.º, n.º1 CSC, para além da exigência referida da titularidade de 1% do capital
social, requer ainda:
 A alegação de motivo justificado: porém, isto suscita dúvidas, afinal, havendo um
motivo justificado, até o titular de uma única ação poderá pedir informações,
valendo-se do artigo 573.º CC. Trata-se, assim, de um ponto que visa tornar séria a
consulta pretendida: ela não será consentida quando os elementos solicitados estejam
já disponíveis de modo diretamente acessível ou no caso de o interessado ter exercido,
recentemente, esse mesmo direito;
 E que a conduta ocorra na sede da sociedade: esta consulta pode ser feita pelo
próprio acionista, pessoalmente ou por alguém que possa representá-lo na assembleia
geral; ele pode fazer-se acompanhar por Revisor Oficial de Contas ou outro perito e
usar da faculdade reconhecida pelo artigo 576.º CC (artigo 288.º, n.º3 CSC, num certo
paralelo com o artigo 214.º, n.º4 CSC, sobre sociedade por quotas). A exatidão dos
elementos referidos no artigo 288.º, n.º1, alíneas c) e d) CSC deve ser certificada por
Revisor Oficial de Contas, se o acionista o requerer (artigo 288.º, n.º2 CSC).
A Reforma de 2006 introduziu, no artigo 288.º CSC, um preceito da maior importância
prática, para todos os envolvidos:

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«4. Se não for proibido pelos estatutos, os elementos referidos nas alíneas a) e d) do n.º1 são
enviados, por correio eletrónico, aos acionistas nas condições ali previstas que o requeiram ou, SA
se a sociedade tiver sítio na Internet, divulgados no respetivo sítio na Internet». c
Ficam excluídos dessa via de comunicação os elementos que requerem uma certa distinção.
Finalmente, assinale-se que o artigo 288.º CSC, ao concretizar o direito de informação dos
acionistas, fixa também, a contrario, os elementos sobre que ele não incide e o modo por que
não pode ser exercido. Ab initio, o artigo 21.º, n.º1, alínea c) CSC, estabeleceu um direito à
informação nos termos da lei e do contrato.
Informações preparatórias de assembleia geral: o artigo 289.º, n.º1 CSC prevê 358
que, nos 15 dias anteriores à data da assembleia geral de sociedades anónimas, devam ser
facultados à consulta dos acionistas, na sede da sociedade:
1. Os nomes completos dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização,
bem como da mesa da assembleia geral;
2. A indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam
cargos sociais, com exceção das sociedades de profissionais;
3. As propostas de deliberação a apresentar à assembleia pelo órgão de administração,
bem como os relatórios ou justificação que as devam acompanhar;
4. Quanto estiver incluída na ordem do dia a eleição de membros dos órgãos sociais, os
nomes das pessoas a propor, as suas qualificações profissionais, a indicação das
atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos, designadamente no que
respeita a funções exercidas noutras empresas ou na própria sociedade, e do número
de ações da sociedade de que são titulares;
5. Quando se trate da assembleia geral anual prevista no n.º1 do artigo 376.º CSC, o
relatório de gestão, as contas do exercício, demais documentos de prestação de contas,
incluindo a certificação legal das contas e o parecer do conselho fiscal, da comissão
de auditoria, do conselho geral e de supervisão ou da comissão para as matérias
financeiras, conforme o caso, e ainda o relatório anual do conselho fiscal, da comissão
de auditoria, do conselho geral e de supervisão e da comissão para as matérias
financeiras.
Além disso (artigo 282.º, n.º2 CSC) devem ser facultados à consulta dos acionistas, na sede
da sociedade, os requerimentos de inclusão de assuntos na ordem do dia, previstos no artigo
278.º CSC. Assinale-se que os curricula referidos na alínea d) não têm de ser afixados, nem
remetidos. O artigo 289.º, n.º3 e 4 CSC veio alargar o círculo das pessoas a informar,
facilitando ainda o acesso à informação. Melhor do que explicação será atentar no seu teor:
«3. Os documentos previstos nos números anteriores devem ser enviados, no prazo de oito dias:
«a) Através de carta, aos titulares de ações correspondentes a, pelo menos, 1% do capital
social, que o requeiram;
«b) Através de correio eletrónico, aos titulares de ações que o requeiram, se a sociedade não
os divulgar no respetivo sítio na Internet.
«4. Se a sociedade tiver sítio na Internet, os documentos previstos nos n.º1 e 2 devem também
aí estar disponíveis, a partir da mesma data e durante um ano, no caso do previsto nas alíneas
c), d) e e) do n.º1 e no n.º2, e permanentemente, nos demais casos, salvo se tal for proibido pelos
estatutos»

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O envio por carta depende da solicitação dos interessados. Devemos ter presente que o artigo
289.º CSC tem uma dupla finalidade: SA
 Visa permitir, por parte dos acionistas interessados, o exercício esclarecido do direito c
de voto na assembleia;
 Promove, junto da própria sociedade, o cuidado e o rigor na gestão dos seus valores,
habilitando-a, no seio da administração, com os necessários elementos.
O desrespeito pelo artigo 289.º CSC torna anuláveis as deliberações subsequentemente
tomadas. Verificados os devidos pressupostos, ele pode ainda dar azo a inquérito judicial.

Informações em assembleia geral: além dos elementos já referidos, o artigo 290.º, 359
n.º1 CSC confere, aos acionistas, um direito de informação stricto sensu: exerce-se por pedido
verbal e tem resposta também verbal. Eis o teor do preceito:
«1. Na assembleia geral, o acionista pode requerer que lhe sejam prestadas informações
verdadeiras, completas e elucidativas que lhe permitam formar opinião fundamentada sobre os
assuntos sujeitos a deliberação. O dever de informação abrange as relações entre a sociedade e
outras sociedades com ela coligadas».
O n.º2 especifica que as informações devem ser prestadas pelo órgão habilitado a dá-las. Só
podem ser recusadas:
 Quando a sua prestação possa causar grave prejuízo à própria sociedade ou a outra
que, com ela, esteja coligada;
 Quando implique violação de segredo imposto por lei.
Além disso, as informações podem ser sempre negadas quando a sua exigência constitua
abuso do direito. A jurisprudência permite-nos dar uma ideia mais clara sobre a concretização
do direito às informações em assembleia geral. Assim:
 A sociedade não tem de prestar informações a quem não seja sócio nem apresente
instrumentos de representação;
 As informações pedidas devem ter uma relação com os assuntos debatidos na
assembleia, sendo a sua utilidade de aferir de acordo com a experiência comum;
 Não tem de ser dados elementos que podiam ter sido antecipadamente consultados;
 Cabe ao sócio, havendo vários assuntos a tratar, indicar aquele sobre o qual deseja
ser informado.
Não tendo sido prestadas as informações devidas, a deliberação com ela relacionada é
anulável. Cabe ao sócio interessado o ónus da prova da carência da informação alegadamente
em falta.

Direito coletivo à informação: o artigo 291.º CSC estabelece e regula o direito coletivo
à informação. Esse direito, à partida, caracteriza-se (artigo 291.º,n.º1 CSC):
 Por ser solicitado por acionistas cujas ações atinjam 10% do capital social;
 Por escrito, ao conselho de administração ou ao conselho de administração executivo
(ex-direção);
 Para que, também por escrito, lhe sejam prestadas informações sobre assuntos sociais.
Tais informações devem ser prestadas, a menos que se verifique um dos casos referidos no
artigo 291.º, n.º4 CSC:

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a) Quando for de recear que o acionista a utilize para fins estranhos à sociedade e com
prejuízo desta ou de algum acionista; SA
b) Quando a divulgação, embora sem os fins referidos na alínea anterior, seja suscetível
de prejudicar relevantemente a sociedade ou os acionistas; c
c) Quando ocasione violação de segredo imposto por lei.
Todavia, se no requerimento for mencionado que as informações pedidas se destinam a
apurar responsabilidades de membros ou órgãos de administração, do conselho fiscal ou do
conselho geral e de supervisão, as informações não podem ser recusadas, a não ser que pelo
seu conteúdo ou por outras circunstâncias, seja patente não ser esse o fim visado pelo pedido
(artigo 291.º, n.º2, in fine CSC). Evidentemente: mesmo no âmbito do n.º2, não poderá ser
360
prestada a informação se ela estiver coberta por segredo profissional. Haveria, aí, que lançar
mão de meios legais para conseguir o levantamento do segredo. Este regime é completado
pelo artigo 291.º, n.º5 a 7 CSC. Nos seguintes e precisos termos:
«5. As informações consideram-se recusadas se não forem prestadas nos 15 dias seguintes à
receção do pedido.
«6. O acionista que utilize as informações obtidas de modo a causar à sociedade ou a outros
acionistas um dano injusto é responsável, nos termos gerais.
«7. As informações prestadas, voluntariamente ou por decisão judicial, ficarão à disposição de
todos os outros acionistas, na sede da sociedade».
A presunção resultante do transcrito no n.º5 – a de que as informações se consideram
recusadas se não forem prestadas no prazo de 15 dias – é qualificada como absoluta: no
entanto, a sociedade ainda pode vir provar que a sua prestação era impossível.

As sanções; o inquérito judicial: o legislador trata com severidade as violações


relativas ao dever de informar. Assim:
 O artigo 518.º CSC incrimina a recusa ilícita de informações;
 O artigo 519.º CSC faz outro tanto no tocante a informações falsas.
São, aí, previstas diversas hipóteses, em termos que, num retorno hermenêutico, permitem
melhor conhecer as normas substantivas em jogo. O artigo 292.º, n.º1 CSC distingue:
 A recusa de informação;
 A informação presumivelmente falsa, incompleta ou não elucidativa.
Em qualquer dos casos, o acionista atingido pode requerer, ao tribunal, inquérito à sociedade.
Naturalmente: a legitimidade para o inquérito alarga-se ao usufrutuário e ao credor
pignoratício, quando estes tenham o direito à informação. Na mesma linha, ela caberá aos
acionistas agrupados, quando o seu agrupamento seja necessário para o direito à informação.
O inquérito judicial é regulado no artigo 292.º, n.º2 e seguintes CSC. O artigo 216.º CSC,
relativo ao inquérito judicial no âmbito das sociedades por quotas, remete, também, para
esses preceitos. A matéria vem tratada, nas vertentes processuais, nos artigos 1048.º e
seguintes CPC (2013). O juiz, conforme o que lhe tenha sido pedido, poderá:
 Determinar que a informação pedida seja prestada;
 Ordenar:
i. A destituição de pessoas cuja responsabilidade por atos praticados no exercício
de cargos sociais tenha sido apurada;
ii. A nomeação de um administrador;

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iii. A dissolução da sociedade, se forem apurados factos que constituam causa de


dissolução, nos termos da lei ou do contrato, e ela tenha sido requerida. SA
As medidas de destituição de responsáveis e de nomeação de um administrador pelo tribunal
compreendem-se: havendo recusa de informação ou informações erróneas, será c
problemático esperar que os responsáveis por tais eventualidades voltem, com credibilidade,
ao bom caminho. O legislador põe uma especial expectativa no administrador nomeado pelo
tribunal. Segundo o artigo 292.º, n.º3 CSC cabe a esse administrador, conforme for
determinado pelo tribunal:
a) Propor e seguir, em nome da sociedade, ações de responsabilidade, baseadas em
factos apurados no processo; 361
b) Assegurar a gestão da sociedade se, por causa de destituições fundadas na alínea a)
do número anterior, for caso disso;
c) Praticar os atos indispensáveis para reposição da legalidade.
Nesta última hipótese, o juiz pode suspender os administradores que se mantenham em
funções ou proibi-los de interferir nas tarefas do nomeado (artigo 292.º, n.º4 CSC). O n.º5
do mesmo preceito, o artigo 292.º CSC, dispõe sobre a cessão de funções do administrador
indicado, em termos que não suscitam dúvidas. O artigo 292.º CSC admite, no seu n.º6 que
o inquérito possa ser requerido sem precedência de pedido de informações à sociedade se as
circunstâncias do caso levarem a presumir que a informação não será prestada ao acionista,
nos termos da lei e caso fosse solicitada. Apesar da designação inóqua inquérito, o artigo
292.º CSC prevê uma profunda intervenção judicial, intervenção essa que pode envolver a
destituição dos administradores e a própria dissolução da sociedade. Os aspetos processuais
devem, também por isso, ser cuidados. Assim, segundo o artigo 1408.º, n.º1 CPC:
 O interesse alega os fundamentos do pedido do inquérito;
 Indica os pontos que interesse averiguar;
 E requererá as providências que repute convenientes, dentro, naturalmente, das
hipóteses contidas no artigo 292.º, n.º2 CSC.
São citados, para contestar, a própria sociedade e os titulares dos órgãos sociais a quem sejam
imputadas irregularidades (artigo 1408.º, n.º2 CSC). O juiz decidirá – havendo ou não
resposta dos requeridos – se há motivos para proceder ao inquérito. Pode:
 Determinar logo que a informação pretendida seja prestada (artigo 1049.º, n.º1 CPC);
 Ou fixar prazo para a apresentação de contas (idem, no caso do artigo 67.º CSC).
Sendo ordenado o inquérito, o juiz fixará (artigo 1049.º, n.º2 CSC):
 Os pontos que a diligência deve abranger;
 Nomeando o perito ou peritos que devem conduzir a investigação, aplicando-se o
previsto quanto à prova pericial.
Por seu turno, o investigador nomeado deve realizar, para além de outros que lhe sejam
cometidos, os seguintes atos (artigo 1049.º, n.º3 CPC):
a) Inspecionar os bens, livros e documentos da sociedade, ainda que estejam na posse
de terceiros;
b) Recolher, or escrito, as informações prestadas por titulares de órgãos da sociedade,
pessoas ao serviço desta ou quaisquer outras entidades ou pessoas;
c) Solicitar ao juiz que, em tribunal, prestem depoimento as pessoas que se recusem a
fornecer os elementos pedidos, ou que sejam requisitados documentos em poder de
terceiros.

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Pode-se, por decisão judicial:


SA
 Ampliar o objeto do inquérito (artigo 1049.º, n.º4 CPC); c
 Tomar as medidas cautelares convenientes para a garantia dos interesses da sociedade,
dos sócios ou dos credores sociais, aplicando-se, com adaptações, o previsto quanto
às providências cautelares.
A decisão observará o disposto no artigo 1051.º CPC. Quanto à casuística, salientamos as
seguintes linhas de força:
 Acórdão RPt 7 março 1989: o rigor das medidas em jogo leva a que os tribunais
atentem, com cuidado, na verificação dos pressupostos legais do inquérito; 362
 Acórdão REv 13 outubro 1994: a consulta de livros da sociedade não pode ser
pedida através de inquérito judicial;
 Acórdão RPt 7 novembro 1994: os exames ordenados pelo juiz são-no no âmbito
de um poder vinculado; não podem ser discricionariamente cometidos aos pedidos
pontos não solicitados nem fixados no despacho que ordenou o inquérito;
 Acórdão RPt 22 janeiro 2001: o direito de pedir inquérito depende de prova de
recusa ilícita de informações ou da sua prestação falsa, incompleta ou não elucidativa,
cujo ónus cabe ao requerente.
Também se entende que o inquérito, quando admissível, deve avançar sem delongas. Assim,
a ação relativa à exclusão do sócio que tenha pedido o inquérito não é questão prejudicial
que permita diferir no tempo o inquérito pedido.

§43.º - Direito aos lucros

Generalidades; os lucros do exercício: de acordo com as regras básicas dos artigos


20.º, alínea b) e 21.º, n.º1, alínea a) CSC, os sócios devem quinhoar nas perdas e têm o direito
de quinhoar nos lucros. Tratando-se de sociedades anónimas, o quinhoar nas perdas fica
limitado ao valor das ações subscritas (artigo 271.º CSC): na pior das hipóteses, tais ações
ficarão sem nenhum valor, perdendo o sócio o montante da sua subscrição. Fica, agora, um
especial papel aos lucros. O Código consagra ao tema a Secção IV do Capítulo II sobre as
obrigações e os direitos dos acionistas. O artigo 294.º CSC fixa o denominado direito aos
lucros do exercício. Lucros do exercício corresponde a uma noção contabilística elementar:
equivalem à cifra que, no período de exercício (em regra, anual – artigo 65º.-A CSC), figure
como lucro no balanço e nos demais instrumentos de prestação de contas. Ainda desses
lucros de exercício interessa reter a parte distribuível. Para tanto, teremos de recorrer ao
artigo 33.º CSC. Não podem ser distribuídos os lucros de exercício:
 Necessários para cobrir prejuízos transitórios (artigo 33.º, n.º1, 1.ª parte CSC);
 Necessários para formar ou reconstituir reservas impostas por lei ou pelo contrato
de sociedade (artigo 33.º, n.º1, 2.ª parte CSC);
 Necessários para amortizar as despesas de constituição, de investimento e de
desenvolvimento (artigo 33.º, n.º2 CSC).
Chega-se a uma noção formal de lucro de exercício distribuível. A formalização é inevitável,
de modo a assegurar a segurança jurídica. Ela obriga, no entanto, a que as contas sejam

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elaboradas de acordo com rigorosos princípios materiais: um dos desafios do nosso tempo.
A distribuição de lucros fica dependente da inexistência de diferente cláusula contratual ou SA
deliberação tomada por maioria de três quartos dos votos (artigo 294.º, n.º1 CSC, aliás,
semelhante ao artigo 217.º, n.º1 CSC). Toda esta matéria é supletiva, embora fique marginada c
por normas imperativas, com exemplo nas que fixam os lucros não distribuíveis.
Supletivamente, deve ser distribuídos aos acionistas metade do lucro de exercício distribuível.
Trata-se de matéria que compete à assembleia geral anual: artigo 376.º, n.º1, alínea b) CSC.
Com a deliberação social de atribuição, surge um direito de crédito dos acionistas. Com base
no artigo 294.º, n.º1 e 2 CSC, podemos estabelecer as seguintes distinções:
 direito abstrato aos lucros: inerente à qualidade de sócio; 363
 direito potestativo aos lucros: ocorre sempre que haja lucros distribuíveis; traduz-
se em poder exigir, da sociedade, a concreta deliberação de distribuição de lucros;
 direito de crédito a determinado lucro: surge com a deliberação de distribuição de
certos lucros.
O direito de crédito ao lucro – dividendo – constitui-se como uma obrigação pecuniária com
as regras seguintes:
 Prevalecem as disposições legais que impeçam o pagamento antes de certas
formalidades;
 Vence-se no prazo de 30 dias contados da deliberação de distribuição de lucros;
 Pode vencer-se mais tarde, com o consentimento individual do sócio;
 Pode vencer-se mais tarde, até mais 60 dias, por deliberação fundada em excecional
situação da sociedade, mas apenas se as ações não estiverem admitidas à negociação
em mercado regulamentado.
O sócio não pode abdicar previamente do seu direito aos lucros (artigo 809.º CC). Todavia,
depois dele ter surgido, são possíveis todas as operações conhecidas pelo Direito. O artigo
294.º, n.º3 CSC prevê que, pelo contrato de sociedade, os membros dos respetivos órgãos
tenham direito a participação nos lucros. Nessa altura: tal participação só pode ser paga
depois de postos a pagamento os lucros dos acionistas.
Adiantamento sobre os lucros: por razões de segurança contabilística, os lucros são,
à partida, distribuídos: aquando da prestação de contas que permita apurar lucros
distribuíveis e na sequência da assembleia ordinária que aprove a distribuição. Pode, todavia,
a situação da sociedade ser de modo a permitir uma distribuição antecipada de parte dos
lucros. Estão em jogo os interesses dos sócios, dos credores sociais, dos trabalhadores e da
própria comunidade. A lei dispensa, assim, um tratamento cautelar a essa matéria. Segundo
o artigo 297.º, n.º1 CSC, os adiantamentos sobre os lucros do exercício dependem,
cumulativamente:
 De cláusula permissiva no pacto social;
 De uma decisão do órgão de administração, com o consentimento do órgão de
fiscalização (alínea a));
 De um balanço intercalar elaborado com a antecedência máxima de 30 dias,
certificado pelo Revisor Oficial de Contas e que demonstre a existência das
importâncias disponíveis para os adiantamentos (alínea b));
 De ser efetuado um só adiantamento no decurso de cada exercício (alínea c), 1.ª parte);
 Sempre na segunda metade do exercício em causa (alínea c), 2.ª parte);

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 De as importâncias a adiantar não excederem metade das que seriam distribuíveis


(alínea d)). SA
De modo a evitar precipitações ou deliberações pouco distanciadas dos interesses imediatos
dos sócios, o artigo 297.º, n.º2 CSC dispõe que, se o contrato for alterado para nele se c
autorizarem adiantamentos sobre os lucros, o primeiro adiantamento só possa ser efetuado
no exercício seguinte àquele em que ocorrer a alteração contratual.
A reserva legal: a reserva legal surge no artigo 295.º CSC. Dispõe o seu n.º1:
«Uma percentagem não inferior à vigésima parte dos lucros da sociedade é destinada à
constituição da reserva legal e, sendo caso disso, à sua reintegração, até que aquela represente a 364
quinta parte do capital social. No contrato de sociedade podem fixar-se percentagem e montante
mínimo mais elevados para a reserva legal».
O regime da reserva legal é, depois, completado pelo artigo 296.º CSC. A reserva legal só
pode ser utilizada:
a) Para cobrir a parte do prejuízo acusado no balanço do exercício que não possa ser
coberto pela utilização de outras reservas;
b) Para cobrir a parte dos prejuízos transitados do exercício anterior que não possa ser
coberto pelo lucro do exercício nem pela utilização de outras reservas;
c) Para incorporação no capital.
O quadro do regime da reserva legal é claro e preciso:
 Advém de, pelo menos, 1/20 dos lucros anuais;
 Até atingir 1/5 do capital social;
 E só podendo ser usada para os fins do artigo 296.º CSC.
As cifras podem ser majoradas pelo pacto social: não diminuídas. O artigo 295.º CSC dispõe,
de seguida:
«Ficam sujeitas ao regime da reserva legal as reservas constituídas pelos seguintes valores:
«a) Ágios obtidos na emissão de ações ou obrigações convertíveis em ações, em troca destas
por ações e em entradas em espécie;
«b) Saldos positivos da reavaliações monetárias que forem consentidas por lei, na medida
em que não forem necessários para cobrir prejuízos já acusados no balanço;
«c) Importâncias correspondentes a bens obtidos a título gratuito, quando não lhes tenha
sido imposto destino diferente, bem como acessões e prémios que venham a ser atribuídos a
títulos pertencentes à sociedade».
O artigo 295.º, n.º3 CSC explica, com diversos pontos, em que consistem os ágios referidos
na alínea a): englobam, designadamente, o chamado prémio de emissão das ações. Pergunta-
se: as reservas em causa ficam sujeitas a todo o regime legal ou apenas a parte dele? Com a
seguinte consequência prática:
 Se for todo o regime legal: as reservas facultativas elencadas no artigo 295.º, n.º2
CSC só ficariam congeladas até à concorrência de 1/5 do capital social;
 Se for parte do regime: ficariam congeladas sem limite de montante (e sendo parte
o artigo 296.º CSC).

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A questão nem deveria pôr-se: se a lei remete para o regime legal, é obviamente todo. Fazer
amputações apenas poderá conduzir a distorções em absoluto inimputáveis a qualquer SA
legislador razoável, como adiante melhor se verá. O problema ocorreu por via dos trabalhos
preparatórios do Código. No anteprojeto, que viria a ser o artigo 33.º CSC, dispunha-se, c
quanto à constituição da reserva legal, nestes termos:
«1. É obrigatória a constituição de uma reserva legal.
«2. A reserva legal só poderá atingir a décima parte do capital subscrito, sendo ilícita qualquer
alteração estatutária ou qualquer deliberação da assembleia geral, mesmo tomada por
unanimidade, que altere, por qualquer forma esse limite. 365
«3. A reserva legal será constituída ou reintegrada, até ao limite estabelecido na alínea anterior,
pelos seguintes valores:
«a) A vigésima parte, pelo menos, do saldo positivo anual, indicado no balanço, deduzidos
dos prejuízos transportados do ano anterior;
«b) Os ágios obtidos na emissão de qualquer tipo de ações, na emissão de obrigações
convertíveis, na troca destas ações e nas entradas em espécie;».
O texto do anteprojeto, quando recorria a reservas livres para integrar a reserva legal, dizia,
de modo expresso, que isso sucedia até ao limite desta. Ora o Código de 1986, que adotou
uma diferente distribuição da matéria, deixou de o dizer. Terá querido afetar, sem limites,
determinadas reservas livres, à reserva legal?
1. Cassiano dos Santos: considera que o artigo 33.º CSC determina o lucro de
exercício distribuível, mas nada diz sobre o que seja lucro. E para fixar este, esse autor
recorre ao artigo 295.º, n.º2 CSC, escrevendo que as reservas nele referidas ficam
sujeitas ao artigo 296.º CSC, não podendo ser distribuídas. Invoca – conquanto que
sem explicar – os elementos sistemático e gramatical;
2. Raúl Ventura: veio dar uma interpretação paralela ao artigo 295.º CSC, aqui em
causa; não deixa, aliás, de formular algumas críticas ao esquema finalmente
estabelecido na lei;
3. Pinto Furtado: a propósito da reserva legal, opina que apenas ficará em
indisponibilidade a parcela correspondente à exigência legal; uma vez ultrapassado, a
parcela excedentária será reserva livre, podendo ser desafetada e, logo, distribuída.
4. Menezes Cordeiro: concorda com este último.
O artigo 295.º, n.º4 CSC permite que os Ministros das Finanças e da Justiça, por portaria,
dispensem do regime estabelecido no n.º2 desse preceito, os ágios das ações. Precisamente
por força das dúvidas interpretativas de que acima demos conta, o Governo decidiu usar esta
faculdade para esclarecer a matéria: determinou, pela Portaria n.º160/2003, 19 fevereiro, às
sociedades submetidas à supervisão da CMVM, uma dispensa geral de observância do artigo
295.º, n.º2 CSC, relativamente às reservas referidas na alínea a), daquele número.

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Capítulo V – As Ações
SA
c
§44.º - Generalidades

Natureza e princípios gerais: no Direito das sociedades anónimas, o termo ação tem
um triplo significado:
366
 A participação social do sócio ou acionista;
 A quota de capital por ele subscrita ou detida;
 O título representativo.
Enquanto participação social, a ação implica todo um status, com direitos, deveres e encargos.
Como quota de capital, ela traduz o quantum absoluto e percentual assacado ao titular, no
universo societário tradicional de suporte em papel, seja em simples suporte escritural é uma
figuração de todos esses aspetos, legitimando quem a detenha. O regime das ações depende
de vários fatores e, designadamente, do tipo de ação em causa. Todavia, podemos estabelecer
alguns princípios gerais tendencialmente aplicáveis:
 Patrimonialidade: as ações traduzem uma realidade económica, suscetível de
avaliação pecuniária. Trata-se de um ponto importante, que permite de imediato a
aplicação, às ações, dos princípios da constituição patrimonial privada. Elas são
garantidas pelos artigos 62.º, n.º1 e 61.º, n.º1 CRP: ninguém pode ser, ad nutum,
privado das suas ações ou impedindo, em igualdade de circunstâncias, de as
subscrever ou adquirir.
 Transmissibilidade: ligada à patrimonialidade, a transmissibilidade emerge, de resto,
do artigo 62.º, n.º1, 2.ª parte CRP. Em princípio, as ações são livremente
transmissíveis; são, ainda, oneráveis e penhoráveis. As limitações possíveis à livre
transmissão constam dos artigos 328.º e 329.º CSC e requerem especiais assentimento
do próprio e publicidade, para tutela de terceiros.
Os seguintes três princípios prendem-se à dimensão das ações como títulos de crédito:
 Literalidade: diz-nos que as particularidades do regime de cada ação só valem se
estiverem transcritas os títulos ou nas contas de registo das próprias ações: pelo
menos perante terceiros de boa fé (artigo 328.º, n.º4 CSC). Além disso e à cabeça: as
ações têm um valor nomina: não podem ser emitidas por valor inferior (artigo 298.º,
n.º1 CSC);
 Autonomia: explica que o adquirente de uma ação seja havido como o seu subscritor
originário: não lhe são oponíveis os óbices que pudessem afligir os seus antecessores
(artigo 58.º CVM).
 Abstração: implica que ao titular de boa fé de uma ação não possam ser opostas
relações imediatas existentes entre a sociedade e o seu antecessor ou entre
antecessores dessa mesma ação.
Todos estes princípios atuam em conjunto constituindo, na sua harmonia, a base do regime
das ações. Como matriz, devemos ter presente que elas representam uma especial técnica de
apropriação privada da riqueza. O direito de propriedade está sempre subjacente.

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Modalidades; títulos provisórios: as ações são:


SA
 Tituladas: quando representadas por documentos de papel; ou c
 Escriturais: sempre que resultem de registos em conta.
Inicialmente, a regra era a da titulação. O título de papel figuraria facilmente a ação e as suas
características relevantes e circulava, assegurando ainda a dimensão cambiária da realidade
em jogo. Todavia, a multiplicação das transações, particularmente em bolsa, em que muitos
milhões de ações mudam diariamente de mãos, veio suscitar problemas de praticabilidade e
de segurança. Surgiu a ideia de representar a ação apenas por uma inscrição em conta,
mantida pela própria sociedade emitente. O sistema foi facilitado com a introdução da
informática, que permitiu contas seguras e eficazes nos intermediários e, por fim, nos 367
sistemas centrais. Cada vez mais as ações são escriturais, embora a titulação em papel se
mantenha e seja útil. Assim, a lei prevê a conversão de ações escriturais em tituladas e vice-
versa (artigos 49.º e 50.º CVM). Numa segunda classificação, as ações dizem-se nominativas
ou AO PORTADOR. Quando tituladas, a distinção era óbvia:
 Nominativas: o nome do titular está inscrito no próprio título;
 AO PORTADOR: o título não específica quem é o titular; este vem a ser o possuidor
material do título.36
As leis determinavam que as ações fossem nominativas sempre que, por qualquer razão, fosse
necessário conhecer, em cada momento, quem é o titular das ações. Tratando-se de ações
escriturais, a ideia de base mantém-se:
 Nominativas: o emitente tem a faculdade de conhecer a todo o tempo a identidade
dos titulares;
 AO PORTADOR: o emitente não tem essa possibilidade.
As ações escriturais consideram-se nominativas, na falta de cláusula estatutária ou de decisão
do emitente (artigo 52.º, n.º2 CVM). Em relação às ações tituladas, não há regra supletiva:
cabe aos estatutos definir, necessariamente, esse ponto (artigo 272.º, alínea d) CSC). Também
supletivamente (portanto: na falta de regra contratual ou legal em contrário) as ações AO
PORTADOR podem converter-se livremente em nominativas e inversamente, por iniciativa
e a expensas do titular (artigo 53.º CVM). A conversão opera (artigo 54.º CVM):
 Nas escriturais, através de anotação na conta do regime;
 Nas tituladas, por substituição dos títulos ou alteração do seu texto.
Perante este preceito, torna-se desnecessária a indicação, no pacto social, das regras eventuais
conversões (artigo 272.º, alínea d), in fine CSC). Tais regras podem, porém, ser previstas pelas
partes. O artigo 299.º n.º2 CSC prevê três situações nas quais as ações devem ser nominativas:
 Enquanto não estiverem integralmente liberadas;
 Quando, pelo pacto social, haja qualquer restrição à sua livre transmissibilidade;
 Sempre que, pelo mesmo pacto, o seu titular estiver obrigado a efetuar prestações
acessórias à sociedade.
Outros diplomas impõem ações nominativas (artigo 14.º, alínea d) RGIC, dado o interesse
que a supervisão tem em poder conhecer, em cada momento, quem são os acionistas das
diversas instituições de crédito). As ações tituladas – AO PORTADOR ou nominativas –
podem ser munidas de cupões destinados À cobrança dos dividendos (artigo 301.º CSC). O
cupão equivale a um pequeno retângulo de papel, impresso em folha anexa ao título
36 relembre-se o que já dissemos: está revogada a sua possibilidade quanto a novos contratos ou novas emissões.

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representativo da ação, devidamente identificado e que se recorta para efeitos do pagamento


que representa. Ainda quanto a ações tituladas: antes da emissão dos títulos definitivos, pode SA
a sociedade entregar ao acionista um título provisório nominativo (artigo 304.º, n.º1 CSC).
Tais títulos provisórios substituem, para todos os efeitos, as ações (artigo 304.º, n.º2 CSC), c
devendo os definitivos ser entregues aos seus titulares no prazo de seis meses (artigo 304.º,
n.º3 CSC). O não-acatamento deste prazo apenas responsabiliza as sociedades e os seus
administradores, nos termos gerais. Note-se ainda que a qualidade de sócio não se adquire
com a emissão e a entrega das ações, mas com a outorga do contrato e a subscrição do capital
social: a entrega do título é, apenas, condição de legitimação.

Categorias de ações; golden shares: as sociedades anónimas movem-se no Direito 368


privado. Assim e à partida, podem os interessados criar situações privilegiadas. As
preocupações de normalização que dominam neste campo levam o legislador a reportar as
possíveis diferenciações não às posições dos sócios em si, mas a categorias de ações. Logo o
artigo 24.º, nº4 CSC, a propósito de direitos especiais dos sócios, dispõe:
«Nas sociedades anónimas, os direitos especiais só podem ser atribuídos a categorias de ações e
transmitem-se com estas».
Por seu turno, o artigo 302.º CSC dispõe:
«1. Podem ser diversos, nomeadamente quanto à atribuição de dividendos e quanto à partilha
do ativo resultante da liquidação, os direitos inerentes às ações emitidas pela mesma sociedade.
«2. As ações que compreendem direitos iguais formam uma categoria».
No tocante à disposição dos seus direitos, os acionistas detentores de ações especiais reúnem
em assembleias autónomas (artigo 24.º, n.º6 CSC). O artigo 302.º, n.º1 CSC específica,
quanto à possível diversidade das categorias de ações, a atribuição de dividendos e a partilha
do ativo. Fá-lo, assumidamente, a título exemplificativo. São configuráveis numerosas outras
especialidades. Assim, temos ações que conferem:
 O direito de vetar um certo número de administradores;
 O direito de indicar ou de vetar outros membros dos órgãos sociais: presidente da
mesa, membros dos órgãos de fiscalização ou de administradores executivos;
 O direito de vetar determinadas deliberações ou alterações estatutárias;
 O voto plural (proibido pelo artigo 384.º, n.º5 CSC).
Tais ações recebem a designação ações de ouro ou golden shares, figura muito característica
quando as ações privilegiadas pertençam ao Estado. A existência de golden shares, só por si,
não levanta quaisquer dúvidas: nem no plano do Direito interno, nem no comunitário.
Voltamos a frisar que estamos no campo de organizações privadas, cabendo aos particulares
moldar os seus interesses como entenderem. A pessoa que adquira ações num ente cujos
estatutos prevejam golden shares não tem que se queixar. Do mesmo modo, se houver livre
iniciativa, a presença de uma sociedade com golden shares não impede nem o livre
estabelecimento de sociedades estrangeiras, nem a existência interna de sociedades
concorrentes. Portugal tem tudo a ganhar mantendo a possibilidade de diferenciação do seu
próprio Direito. No plano das sociedades, a figura paradigmática das ações especiais é a das
ações privilegiadas sem voto. Desenvolveremos, a seu propósito, a dogmática geral daquela
figura.

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Contitularidade: tal como sucede com as quotas, também as ações podem incorrer numa
situação de contitularidade. Interessa, nessa eventualidade, compatibilizar os direitos dos SA
contitulares com a vida da sociedade, que não deve tornar-se mais gravosa. O artigo 303.º,
n.º1 CSC determina que os contitulares de uma ação exerçam os direitos a ela inerentes por
c
meio de um representante comum. Quanto a ele e às deliberações dos contitulares, manda o
artigo 303.º, n.º4 CSC aplicar os artigos 223.º e 224.º CSC, sobre a contitularidade de quotas.
As comunicações e declarações da sociedade devem ser dirigidas ao representante comum;
na falta deste: a um dos contitulares (artigo 303.º, n.º2 CSC). Os contitulares respondem
solidariamente para com a sociedade pelas obrigações legais ou contratuais inerentes à ação
(artigo 303.º, n.º3 CSC). Pergunta-se como proceder na hipótese de se verificarem os 369
pressupostos da amortização de ações apenas em relação a um dos contitulares. O artigo
238.º CSC, que prevê a divisão de quotas, não é aplicável, dado o princípio da indivisibilidade
da ação. Mas as próprias ações podem ser repartidas pelos contitulares, de modo a que só as
do visado sejam amortizadas.

§45.º - Ações próprias

O problema e a sua evolução: as ações funcionam como representações figurativas


da inerente posição social. Nas sociedades abertas, elas estão disponíveis, circulando no
mercado: qualquer interessado adquire-as. Nas fechadas, a sua aquisição é possível, havendo
um sócio vendedor. Em ambos os casos: pode agir como compradora a sociedade de cujas
ações se trate. Teremos, então, as denominadas ações próprias. O fenómeno das ações
próprias era conhecido desde o século XIX: impôs-se como pura decorrência da
objetificação das ações e da sua livre circulação no mercado. Todavia, ele levanta dificuldades
e, desde logo, a seguinte: a aquisição de uma ação própria pode envolver um reembolso
mascarado do valor realizado, implicando a diminuição do capital, com riscos para os
credores e com quebra de igualdade entre os próprios sócios. Mas além disso, a aquisição de
ações próprias:
 Desequilibra o funcionamento interno das sociedades, uma vez que a administração
passaria a dispor dos votos correspondentes às ações próprias;
 Falseia as regras do mercado, podendo dar corpo a uma procura artificial de ações,
com a não menos artificial e consequente subida de cotações;
 Artificializa o esquema societário, que perde na dimensão básica da cooperação entre
pessoas;
 Desequilibra qualquer negociação: a sociedade, por definição, dispõe de informação
privilegiada sobre o seu estado económico e sobre as suas perspetivas, podendo tirar
partido desse conhecimento, em detrimento do público interessado.
O recurso a ações próprias contribui, ao longo das crises do século XIX e da primeira parte
do século XX, para mascarar, durante algum tempo, as quebras de cotações. Mas o crash
subsequente ainda resultava mais complicado. As diversas legislações vieram, deste modo,
restringir ou mesmo proibir a aquisição de ações próprias. Todavia, em certas margens, tal
aquisição poderia exibir determinadas vantagens:
 Representaria o único destino possível nos casos de perda ou de abandono de ações;

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 Preveniria a entrada de sócios objetivamente indesejáveis, cuja presença representaria


um prejuízo para a própria sociedade: pense-se em sócios concorrentes; SA
 Evitaria a dispersão do capital, quando desvantajosa;
 Traduziria uma defesa perante quebras conjunturais de cotações; c
 Daria corpo a uma certa linha de defesa contra OPAs hostis.
O desafio estava lançado: caberia aos legisladores encontrar um ponto de equilíbrio no qual,
pelo menos em certa medida, seriam admitidas as ações próprias. A ligação existente entre o
tema das ações próprias e a tutela do capital chamou a atenção do legislador europeu. As
ações próprias foram objeto da 2.ª Diretriz do Direito das Sociedades, cujos artigos 18.º a
24.º se reportam, precisamente, às ações próprias. Seguiram-se-lhe diversas alterações 370
legislativas nacionais, na linha da harmonização e que acabariam por ter reflexos
significativos no Código de 1986. A 2.ª Diretriz foi alterada pela Diretriz n.º92/101/CEE,
de 23 de Novembro, que lhe aditou um artigo 24.º-A, sobre ações detidas por sociedades
dominadas. A influência comunitária originou estudos em diversos países.

As proibições de base: o sistema vigente relativo a ações próprias assenta na seguinte


articulação de proibições:
 Uma sociedade não pode subscrever ações próprias (artigo 316.º, n.º1, 1.ª
parte CSC);
 Uma sociedade só pode adquirir e deter ações próprias nos casos e condições
previstos na lei (artigo 316.º, n.º1, 2.ª parte CSC);
 Uma sociedade não pode encarregar outrem de, em nome dele e por conta da
sociedade, subscrever ou adquirir ações dela própria (artigo 316.º, n.º2 CSC);
 O contrato de sociedade pode proibir totalmente a aquisição de ações próprias ou
reduzir os casos em que ela é permitida por lei (artigo 317.º, n.º1 CSC).
 A sociedade não pode conceder empréstimos ou por qualquer forma fornecer fundos
ou prestar garantias para que um terceiro subscreva ou por outro meio adquira ações
representativas do seu capital (artigo 322.º, n.º1 CSC); excetuam-se operações
correntes de bancos e operações relativas a aquisições pelos trabalhadores, dentro de
certos limites (artigo 322.º, n.º2 CSC).
Além disso, as ações subscritas, adquiridas ou detidas por uma sociedade daquela dependente
consideram-se ações próprias da sociedade dominante (artigo 325.º-A, n.º1 CSC). O sistema
resulta bastante diferente do do Código Comercial de 1888. Este parte de uma proibição de
princípio que os estatutos podeiam, pura e simplesmente, abolir. Desta feita, há uma
proibição com exceções, exceções essas que podem ser suprimidas ou aprovadas pelos
estatutos: não ampliadas. O legislador nacional aproximou-se, deste modo, do esquema
alemão, através do prescrito na 2.ª Diretriz do Direito das Sociedades. A proibição básica de
subscrição e de aquisição de ações próprias pretende ter uma efetiva dimensão material. Por
isso, o legislador veda operações indiretas que a ela possam conduzir:
 A aquisição indireta por interposta pessoa;
 A concessão de fundos ou de garantias para que outrem proceda a essa aquisição.
A proibição de operações indiretas, prossegue, ainda, a transparência: vai, por isso, mais longe
do que a aquisição em si, uma vez que, ao contrário desta, não admite exceções. No caos de
aquisições indiretas, o artigo 316.º CSC, fixou, ainda, um regime dissuasivo, que não
prejudicar os terceiros alienantes. Assim:

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 As ações adquiridas em violação do artigo 316.º, n.º2 CSC pertencem, para todos os
efeitos, incluindo a obrigação de as liberar, ao terceiro que as haja adquirido (artigo SA
316.º, n.º3 CSC): em regra, será um mandatário sem representação;
 A sociedade não pode renunciar ao reembolso das importâncias que tenha adiantado c
a esse terceiro, devendo proceder com toda a diligência para que esse reembolso se
efetive (artigo 316.º, n.º4 CSC);
 Os administradores que tenham intervindo na operação são pessoal e solidariamente
responsáveis pela liberação das ações (artigo 316.º, n.º5 CSC);
 Os atos pelos quais a sociedade adquira as ações aos mandatários em causa são nulos,
exceto se em execução do crédirto e se o devedor não tiver outros bens suficientes 371
(artigo 316.º, n.º6 CSC).
Tratando-se de uma aquisição indireta através da consessão de empréstimos ou de garantias
a terceiros para que ela se efetive, opera a sanção do artigo 322.º, n.º3 CSC: os
correspondentes contratos ou atos unilaterais são nulos. Todo este regime é aplicável às
sociedades dependentes daquelas de cujas ações se trate (artigo 325.º-B, n.º1 CSC): as ações
que elas adquiram das sociedades dominantes são, para todos os efeitos, tratadas como ações
próprias destas.

Casos de aquisição lícita: a alienação: quando o contrato de sociedade o não proíba,


pode este adquirir ações próprias até ao limite de 10% do seu capital social (artigo 317.º, n.º2
CSC). Esse montante pode ser ultrapassado nos casos previstos no artigo 317.º n.º3 CSC:
 A aquisição resulte de uma imposição legal (alínea a));
 A aquisição vise facultar uma deliberação de redução do capital (alínea b));
 Seja adquirido um património a título universal, onde se incluam essas ações (alínea
c));
 Trate-se de uma aquisição a título gratuito (alínea d));
 A aquisição seja feita em processo executivo para cobrança de dívidas de terceiros ou
por transação em ação declarativa proposta para esse mesmo fim (alínea e));
 A aquisição decorra do processo relativo à falta de liberação de ações pelos seus
subscritos (alínea f)).
Além dos aspetos apontados, verifica-se ainda que:
 A sociedade só pode adquirir ações liberadas, exceto nos casos do artigo 317.º, n.º3,
alíneas c), e) e f) (artigo 318.º, n.º1 CSC) sob pena de nulidade (artigo 318.º, n.º2 CSC);
 A aquisição deve passar por uma deliberação da assembleia geral donde constem os
pontos inseridos nas quatro alíneas do artigo 319.º, n.º1 CSC: número máximo e
mínimo de ações a adquirir; prazo, não excedente a 18 meses, durante o qual a
aquisição possa ser executada; as pessoas a quem as ações devam ser adquiridas,
quando não se ordene que a aquisição ocorra no mercado; as contrapartidas máxima
e mínima;
 Os administradores não podem executar as deliberações de aquisição se não se
verificarem os requisitos dos artigos 317.º, nº2, 3 e 4 e 318.º, n.º1 CSC;
 A administração pode decidir a aquisição de ações próprias, mesmo sem deliberação
da assembleia geral, quando se trate de evitar um prejuízo grave e iminente para a
sociedade, o qual se presume existir nos casos do artigo 317.º, n.º3, alíneas a) e e)
(artigo 319.º, n.º4 CSC); cabe-lhes, então, relatar o caso na primeira assembleia geral
seguinte (artigo 319.º, n.º5 CSC).

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A aquisição de ações próprias pode representar um problema só por si: pela descapitalização
que envolva, pelas condições que lhe subjazam e pela situação que decorra da autotitularidade. SA
MAs ela pode ainda ser perturbante no momento da alienação: de novo pode haver
conhecimentos seletivos e prejuízos para o mercado e os outros acionistas. Por isso, a c
alienação de ações próprias depende de deliberação da assembleia geral, da qual constem
(artigo 320.º, n.º1 CSC):
a) O número mínimo e, se o houver, o número máximo de ações a alienar;
b) O prazo, não excedente a 18 meses a contar da data da deliberação, durante o qual a
alienação pode ser efetuada;
c) As modalidades da alienação; 372
d) O preço mínimo ou outra contrapartida das alienações a título oneroso.
Se for imposta por lei, a alienação pode ser decidida pela administração (artigo 320.º, n.º2
CSC) a qual deve, depois, relatar a operação na primeira assembleia geral subsequente (artigo
320.º, n.º3 CSC). Tanto nas aquisições como nas alienações de ações próprias, deve a
sociedade respeitar o princípio da igualdade entre os acionistas, salvo se a tanto obstar a
própria natureza do caso (artigo 321.º CSC). Quer isso dizer que, na compra, poderá haver
que lançar uma oferta pública de aquisição; na alienação o caso será de oferta pública de
venda ou, pelo menos, de oferta de venda dirigida a todos os acionistas, acompanhada de
rateio proporcional às participações que eles detenham, quando a procura exceda a oferta.

O regime das ações próprias: no tocante às regras a aplicar às ações próprias, temos
a registar, em primeira linha, a existência de limites temporais à sua detenção ou, pelo menos,
a certas detenções. Assim, quanto a ações próprias que ultrapassem a cifra dos 10% do capital,
mesmo que licitamente adquiridas: a sua detenção não pode ultrapassar os três anos (artigo
323.º, n.º1 CSC). Sendo a aquisição ilícita: não pode exceder um ano e isso quando a lei não
decrete a nulidade da aquisição (artigo 323.º, n.º2 CSC). Quando as alienações obrigatórias
não sejam oportunamente efetuadas, há que proceder à anulação das ações (artigo 322.º, n.º3,
1.ª parte CSC); sendo a aquisição lícita, a anulação deve recar sobre as ações mais
recentemente adquiridas (artigo 323.º, n.º3, 2.ª parte CSC). Os administradores são
responsáveis, nos termos gerais, pelos danos resultantes da anulação ou da não-anulação de
ações (artigo 323.º, n.º4 CSC). Além disso, há que contar com as sanções prescritas no artigo
510.º CSC para a aquisição ilícita de quotas e de ações. As ações, enquanto pertencerem à
sociedade, ficam numa especial situação de quase quiescência. Assim, segundo o artigo 324.º,
n.º1, alínea a) CSC, devem:
«Considerar-se suspensos todos os direitos inerentes às ações, exceto e o de o seu titular
receber novas ações no caso de aumento de capital por incorporação de reservas».
São atingidos, em especial, o direito de voto e o direito aos lucros. Daí resultam
correspondentes vantagens para os outros acionistas. Além disso, segundo o artigo 324.º,
n.º1, alínea b)CSC, deve:
«Tornar-se indisponível uma reserva de montante igual àquele por que elas estejam
contabilizadas».
Evita-se, assim, que a aquisição de ações próprias implique uma descapitalização paralela da
sociedade em causa. A existência de ações próprias deve, ainda, ser devidamente informada
e publicitada. Segundo o artigo 324.º, n.º2 CSC, no relatório anual da administração, devem
ser claramente indicados:

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a) O número de ações próprias adquiridas durante o exercício, os motivos das


aquisições efetuadas e os desembolsos da sociedade; SA
b) O número de ações próprias alienadas durante o exercício, os motivos das alienações
efetuadas e os embolsos da sociedade; c
c) O número de ações próprias da sociedade por ela detidas no fim do exercício.
O artigo 325.º CSC dispõe sobre as ações próprias que uma sociedade receba em penhor ou
caução: elas são contadas para o limite estabelecido no artigo 317.º, n.º2 CSC (o dos 10%),
excetuadas as que se destinarem a caucionar responsabilidades pelo exercício de cargos
sociais (artigo 325.º, n.º1 CSC). OS administradores são responsáveis, nos termos do artigo
323.º, n.º4 CSC, se elas vierem a ser adquiridas pela sociedade (artigo 325.º, n.º2 CSC).
373
Finalmente, os artigos 325.º-A e 325.º-B CSC, aditados em 1995 em obediência às alterações
introduzidas na 2.ª Diretriz, equiparam, com adaptações, às ações próprias, as detidas pelas
sociedades dominadas, sobre as dominantes.

§46.º - Transmissão, registo e depósito

Transmissibilidade de formas: as ações representam posições patrimoniais privadas.


São essencialmente transmissíveis, embora o contrato de sociedade possa exarar certas
limitações, nos termos do artigo 328.º, n.º1 CSC. Essa transmissibilidade dá ainda corpo ao
direito de deixar de ser sócio, que a todos assiste. A transmissão das ações opera, em princípio,
por força do contrato transmissivo, típico ou atípico, que tenha sido concluído entre as partes.
Trata-se da regra tradicional dos países latinos, genericamente consagrada no artigo 408.º.
n.º1 CC. Razões de segurança levam o Direito das Sociedades a prever, seja formas
específicas para a validade da transmissão, seja formalidades subsequentes necessárias para
que a mesma se torne eficaz ou, pelo menos: produza todos os seus efeitos. De todo o modo:
concluído o acordo transmissivo, desencadeiam-se os seus efeitos inter partes. As formas de
transmissão das ações vinham reguladas nos artigos 326.º e 327.º CSC. Segundo o artigo
326.º, n.º1 CSC, as ações nominativas transmitem-se entre vivos por declaração do
transmitente escrita no título e pelo pertence lavrado no mesmo e averbado no livro de ações
da sociedade por esta efetuados. Quanto às ações AO PORTADOR: pelo artigo 327.º, n.º1
CSC, a sua transmissão efetua-se pela entrega dos títulos, dependendo da posse dos mesmos
o exercício dos direitos sociais. Tínhamos um esquema tradicional:
 Transmissão por endosso, no caso de ações nominativas;
 Transmissão por tradição, no das ações AO PORTADOR.
Este sistema veio a ser ultrapassado pela evolução legislativa posterior. O Código dos Valores
Mobiliários veio regular os valores escriturais e revogou os artigos 326.º e 327.º CSC. O
Direito português, apesar de dispor de um Código das Sociedades recente e regularmente
atualizado, remete as regras imediatas sobre transmissão das ações para o Código dos Valores
Mobiliários. São elas:
 As ações escriturais transmitem-se pelo registo na conta do adquirente (artigo 80.º,
n.º1 CVM);
 As ações tituladas AO PORTADOR transmitiam-se por entrega do título ao
adquirente ou ao depositário por ele indicado (artigo 101.º, n.º1 CVM);

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 As ações tituladas nominativas, transmitem-se por declaração de transmissão, escrita


no título, a favor do transmissário, seguida de registo junto do emitente ou junto do SA
intermediário financeiro que o represente (artigo 102.º, n.º1 CVM).
Há que estar sempre atento às formalidades que devem acompanhar este núcleo regulativo: c
em si, simples.

Limitações: o contrato de sociedade pode impor limitações à livre transmissibilidade das


ações. Dá-se, assim, corpo às situações nas quais a sociedade anónima opera na base de uma
especial ligação entre os seus membros. As limitações à negociabilidade não podem ser totais
(artigo 328.º n.º1 CSC). Antes se restringem às hipóteses previstas no artigo 328.º, n.º2 CSC:
374
a) Subordinar a transmissão das ações nominativas ao consentimento da sociedade;
b) Estabelecer um direito de preferência dos outros acionistas e as condições do
respetivo exercício, no caso de alienação de ações nominativas;
c) Subordinar a transmissão de ações nominativas e a constituição de penhor ou
usufruto sobre elas à existência de determinados requisitos, subjetivos ou objetivos,
que estejam de acordo com o interesse social.
O consentimento para a transmissão de ações nominativas compete, supletivamente, à
assembleia geral; pode o pacto social atribuí-lo a outro órgão e, maxime, à administração
(artigo 329.º, n.º1 CSC). Os estatutos podem consignar uma pura e simples necessidade de
consentimento da sociedade (alínea a)) ou podem subordinar a transmissão à existência de
certos requisitos, de apreciação mais ou menos lata (alínea b)). No primeiro caso, a recusa de
consentimento pode operar com base em qualquer interesse relevante da sociedade, o qual
deve, contudo, ficar exarado na competente deliberação (artigo 329.º, n.º2 CSC). Trata-se,
pelo menos, de evitar votos abusivos. No segundo caso, há que invocar e apurar os motivos
para a recusa. Quando preveja a necessidade do consentimento, o pacto social deve exarar
os elementos contidos no artigo 329.º, n.º3 CSC, sob pena de nulidade da cláusula em jogo.
Cabe à sociedade alegar e provar os factos que conduzam a uma não-transmissão. Quanto
ao direito de preferência: compete ao pacto social fixar os seus contornos e atribuir-lhe, ou
não, eficácia real. As limitações à livre negociabilidade das ações atingem os direitos de todos
os acionistas. Assim, elas só podem ser introduzidas ex novo com o consentimento de todos
os afetados (artigo 328.º, n.º3, 1.ª parte CSC); mas podem ser atenuadas ou extintas nos
termos gerais (artigo 328.º, n.º3, 2.ª parte CSC). É ainda possível estabelecer tais limitações
apenas para certo aumento de capital (artigo 328.º ,n.º3, 3.ª parte CSC). As claúsulas
limitativas só podem ser oponíveis a terceiros de boa fé se se encontrarem transcritas nos
títulos o nas contas de registo das ações (artigo 328.º, n.º4 CSC). Além disso, as necessidades
de consentimento ou de verificação de certos requisitos, para a transmissão de ações, não
podem ser invocadas em processo executivo ou de liquidação de patrimónios (artigo 328.º,
n.º5 CSC): prevalece a tutela dos credores e do mercado.
Registo e depósito: o Código das Sociedades Comerciais, na sua versão original, incluía,
na secção relativa às ações das sociedades anónimas, uma subsecção III intitulada regime do
registo e regime do depósito (artigos 330.º a 340.º CSC). Esses preceitos foram revogados
em 1999, aprovando o Código dos Valores Mobiliários. O registo dos valores mobiliários
escriturais rege-se, a partir daí, pelos artigos 61.º a 79.º CVM, enquanto o depósito dos valores
titulados tem a sua sede legal nos artigos 99.º e 100.º CVM. Na presente edição deste Manual,
limitamo-nos às considerações acima feitas sobre os valores mobiliários: incluem as ações.

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§47.º - Ações preferenciais sem voto


SA
c
Emissão e direitos dos acionistas: nos termos do artigo 341.º, n.º1 CSC, o pacto
social pode prever a emissão de ações preferenciais sem voto até a montante representativo
de metade do capital. A presença, nos estatutos, da possibilidade de recorrer a ações
privilegiadas sem voto é um ponto fundamental para defesa da segurança jurídica e da
confiança dos envolvidos. O esquema das ações privilegiadas sem voto foi apontado para
permitir angariar capital, para facilitar o autofinanciamento ou para manter certas sociedades
375
no âmbito duma família sem, com isso, impedir o seu acesso ao mercado de capitais. A essa
luz, ele deve dispor dum regime coerente e que permita prosseguir a finalidade do instituto.
No essencial, podemos dizer que as ações preferenciais sem voto facultam, ao seu titular,
precisamente os mesmos direitos que atribuem as ações em geral. Trata-se, aliás, da solução
prevista nos diversos ordenamentos. No fundamental, uma ação representa uma parcela do
capital social, um direito de participação societário e um valor mobiliário. No tocante à
participação societária, a posição de acionista envolve o direito aos lucros, o direito de
informação e o direito de voto. A ação privilegiada sem voto implica uma distorção em
relação a estes vetores. Por um lado, ela comporta privilégios reportados ao capital social e à
participação; por outro, ela envolve a supressão do direito de voto. Os privilégios são
essencialmente dois (artigo 341.º, n.º2 CSC):
 O direito a um dividendo prioritário não inferior a 5% do respetivo valor nominal;
 O reembolso prioritário do seu valor nominal na liquidação da sociedade.
De notar que o direito ao dividendo prioritário não é fatal: ele depende de haver lucros que,
nos termos dos artigos 32.º e 33.º CSC, possam ser distribuídos. O acionista prioritário sem
voto continua, pois, associado ao risco próprio da vida societária. Caso não haja lucros, ou
lucros bastantes, funciona o artigo 342.º CSC: o dividendo não pago deve sê-lo nos três
exercícios sociais seguintes. Se não for integralmente pago durante dois exercícios sociais, as
ações preferenciais passam a conferir o direito de voto, só o perdendo no exercício seguinte
em que tiverem sido pagos os dividendos em atraso. A ação privilegiada sem voto não
confere, por definição, o direito de voto. Em tudo o mais, além dos privilégios referidos, ela
atribui os restantes direitos próprios dos acionistas, como foi visto. O artigo 341.º, n.º2 CSC
parte do princípio de que, embora sem voto, o acionista prioritário participa na assembleia,
quando os estatutos o não proíbam. Na verdade, é frequente os pactos sociais permitirem a
participação na assembleia apenas aos acionistas com o direito de voto. Quando isso suceda,
os titulares de ações preferenciais sem voto de uma mesma emissão são representados na
assembleia por um deles. A esse representante comum e no tocante à sua eleição e destituição
aplica-se o regime próprio dos obrigacionistas.

A conversão de ações ordinárias em preferenciais sem voto: as ações


ordinárias podem, nos termos do artigo 344.º CSC, transformar-se em preferenciais sem voto.
O n.º1 desse preceito manda, então, observar os artigos 24.º, 341.º, n.º1 e 389.º CSC. Vamos
ver. Em sequência lógica, a primeira condição para se proceder à conversão de ações
ordinárias em preferenciais sem voto é a competente alteração estatutária. nos termos do
artigo 341.º, n.º1 CSC, a emissão de ações preferenciais sem voto depende de previsão no
pacto social. De seguida, devemos pensar que a conversão de ações ordinárias em
preferenciais sem voto vai comprimir os lucros a distribuir prioritariamente. Atinge, de modo

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direto, o direito especial dos acionistas prioritários preexistentes, pelo que estes devem dar o
seu acordo prévio à operação. A deliberação que tomem será formalizada em assembleia SA
especial de acionistas da categoria em causa.
c
A supressão dos direitos dos acionistas preferenciais: a supressão ou limitação
dos direitos especiais dos acionistas preferenciais sem voto exige, nos termos do artigo 24.º,
n.º5 CSC, a autorização dos visados. A lei portuguesa, que contém uma Parte Geral no
Código das Sociedades Comerciais, limitou-se, no citado artigo 24.º, n.º5 CSC, a prever uma
regra geral. A sua aplicação à situação técnica muito especializada das ações privilegiadas sem
voto levanta algumas dúvidas, que cumpre esclarecer. Visando clarificar o problema da
supressão dos direitos dos acionistas preferenciais, a doutrina alemã introduziu uma distinção 376
da maior importância: a que distingue entre a compressão direta e a indireta. Devemos ter
presente, como ponto prévio, que o problema só se põe perante os direitos especiais dos
sócios prioritários. No tocante aos direitos gerais, o regime é igual para todos. Os acionistas
preferenciais são protegidos por via das regras tendentes à tutela das minorias ou em face
dos parâmetros que mandam ter em conta a materialidade das situações ou a supressão das
deliberações abusivas: trata-se duma problemática geral, sempre atuante e a que não iremos,
agora, aludir. Temos uma compreensão direta dos direitos do acionista prioritário sem voto
sempre que a deliberação em jogo vise, pela sua estrutura e pela sua finalidade, a supressão
ou a limitação dos direitos especiais que lhe assistam. Pelo contrário, a compressão será
simplesmente indireta quando ela tenha qualquer outro objetivo admissível, de ordem geral,
sobrevindo a compressão dos direitos do acionista preferencial sem voto apenas como
consequência legal ou necessária da via tomada. Esta construção parece-nos especialmente
útil para interpretar e aplicar o artigo 24.º, n.º5 CSC. O consentimento exigido para se
suprimir ou coartar um direito especial ocorre perante medidas diretamente dirigidas a tanto.
Trata-se, em suma, de deliberações seletivas, especificamente destinadas a atingir o privilégio.
Pelo contrário, nenhum consentimento é requerido para deliberações sociais que tenham
outros objetivos. Por certo que os direitos dos sócios privilegiados poderão ser atingidos,
indevidamente, por elas. Nessa altura, funcionam as regras gerais sobre a tutela das minorias
e, no limite, a proibição de deliberações abusivas (artigo 58.º, n.º1, alínea b) CSC). Há tutela:
mas é uma tutela geral, tal como geral é o âmbito da deliberação em jogo. Caso a caso haverá
pois que verificar se a deliberação que atinge os sócios privilegiados o faz direta ou
indiretamente. Apenas no primeiro caso se exige o consentimento dos atingidos. O tema da
necessidade de autorização dos acionistas privilegiados para a compressão dos seus direitos
é especialmente candente a propósito da redução do capital. Esta, designadamente quando
decidida para cobrir prejuízos, vai atingir todos os acionistas, incluindo os privilegiados. Será
exigível o consentimento destes. Uma primeira hipótese seria, a propósito de semelhante
deliberação, fazê-los recuperar o direito de voto: tomariam, assim, assento nas assembleias
em que o problema fosse discutido, podendo votar como qualquer outro acionista. Na falta
de qualquer base legal, não vemos como admitir tal solução. A lei portuguesa só admite a
recuperação do direito de voto em situações de supressão, de facto, do benefício do
dividendo prioritário (artigo 342.º, n.º3 CSC). Fora desse circunstancialismo, a regra será
sempre: todos os direitos menos o de voto. Além disso, devemos atentar nos valores em
jogo: o acionista preferencial é um financiador que optou por se ligar ao risco empresarial:
ele não tem a mentalidade empresarial própria de quem seja obrigado a reduzir o capital. Fica,
pois, uma segunda hipótese: a redução do capital iria limitar ou suprimir as ações
preferenciais, pelo que exigiria o consentimento dos visados (artigo 24.º, n.º5 CSC). A
doutrina maioritária alemã afasta a necessidade de tal consentimento. No fundamental, na

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redução do capital não há uma deliberação diretamente dirigida contra direitos especiais; a
vantagem dos preferenciais sem voto não é atacada enquanto tal; apenas se sujeita às SA
contingências que, por igual, atinjam todo o ente societário. Existe uma doutrina minoritária
que entende ser necessário o consentimento dos preferenciais para reduzir o capital social. c
Não chega, todavia, a responder aos argumentos da doutrina dominante. Designadamente:
como poderiam os preferenciais, necessariamente em minoria, bloquear uma deliberação de
redução conveniente aprovada pelos acionistas ordinários? Resta acrescentar que a opção
maioritária foi acolhida pela única decisão judicial publicada sobre o tema: o Tribunal de
Frankfurt entendeu, em 25 abril 1991, que não era necessária uma deliberação especial dos
acionistas preferenciais sem direito de voto para reduzir o capital social, uma vez que os seus
377
privilégios não eram diretamente atingidos por essa medida. A lógica desta opção mantém-
se intacta perante certas versões modernas de redução de capital, aprontadas pela atual
engenharia financeira.

A natureza das ações preferenciais e da autorização para a compressão


dos seus direitos: as considerações anteriores podem ser confirmadas através do perfil
dogmático das ações preferenciais sem voto e da autorização dos respetivos titulares para a
compressão dos seus direitos. Segundo a doutrina unânime e com o apoio direto na legislação
dos diversos países, o acionista prioritário é um verdadeiro sócio: não é um mero
obrigacionista ou credor da empresa. Quer isso dizer que, nos termos gerais, ele correrá os
riscos inerentes ao comércio. A diminuição do capital ser-lhe-á repercutida, tal como sucede
a qualquer outro acionista. É certo que ele tem privilégios: mas esses privilégios, que operam
como contrapartida da privação de voto, manifestam-se no estrito domínio que a lei
prescreve. A proibição de pactos leoninos é estruturante, no nosso Direito das Sociedades
Comerciais (artigo 22.º, n.º3 CSC). Ora essa proibição seria defraudada pela solução que
colocasse os preferenciais sem voto fora das contingências da redução do capital. Também
não parece pensável que, pelo exercício dum veto que a lei prevê, os prioritários sem voto
pudessem bloquear a reestruturação de uma empresa que passe pela redução do capital. As
normas gerais do Código das Sociedades Comerciais, no que tange à tutela das minorias e à
proibição de deliberações abusivas, dispensa, a todas, uma tutela eficaz. Quanto à autorização
para a compressão de direitos: não se trata de nenhuma deliberação social. A vontade que
dela resulte não é imputável à sociedade. A autorização em causa é apenas o exercício
conjunto, por parte dos preferenciais sem voto, de uma posição jurídica que lhes cabe. Pois
justamente: essa posição jurídica tem exclusivamente a ver com o privilégio: não com a gestão
geral da sociedade, ainda que esta seja existencial para todos os sócios.

§48.º - Ações preferenciais remíveis

Origem e regime: o artigo 345.º, n.º1 CSC apresenta as ações preferenciais remíveis:
«Se o contrato de sociedade o autorizar, as ações que beneficiem de algum privilégio patrimonial
podem, na sua emissão, ficar sujeitas a remição em data fixa ou quando a assembleia geral o
deliberar».

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Este preceito adveio do artigo 39.º da 2.ª Diretriz de Direito das Sociedades o qual, baseado
na legislação inglesa, entendeu limitar as condições em que a remição é possível. O regime SA
resulta do artigo 345.º, n.º2 a 8 CSC. Por fim, o Decreto-Lei n.º76-A/2006, 29 Março, veio
desdobrar o artigo 345.º, n.º9 CSC, atualizando-se perante a nova dissolução por via
c
administrativa e melhorando a sua redação. Temos agora dois números (n.º9 e 10).

§49.º - Amortização de ações; exoneração e exclusão


378

Generalidades; a amortização sem redução do capital: o Capítulo III do Título


IV do Código das Sociedades Comerciais, sobre ações, acaba com uma Secção VII relativa à
sua amortização. Essa secção compreende dois extensos artigos: o 346.º e o 347.º CSC. Os
dois preceitos equivalem a uma transposição, muito próxima, dos artigos 35.º e 36.º da 2.ª
Diretriz de Direito das Sociedades, preceitos esses que, por seu turno, foram beber inspiração
a diversos Direitos, com relevo para o alemão. O sentido geral dos preceitos é o de oferecer,
aos acionistas atingidos, uma tutela mínima. Deve ainda adiantar-se que o esquema relativo
à amortização das ações é bastante diferente do da amortização de quotas: quer quanto aos
objetivos, quer quanto ao funcionamento. Há, pois, que prevenir quaisquer transposições
apressadas. A chamada amortização de ações sem redução de capital não é, em bom rigor,
uma verdadeira amortização: as ações amortizadas mantêm-se, apenas vendo modificados os
direitos patrimoniais a que dão azo. De facto, este instituto melhor ficaria como reembolso
de entradas aos acionistas ou, quando muito, como amortização imprópria. à partida, temos
uma deliberação da assembleia geral, tomada pela maioria exigida para a alteração do contrato
(artigo 346.º, n.º1 CSC). Tal deliberação implica:
 A decisão de reembolsar o capital social, no todo ou em parte;
 Recebendo os acionistas o valor nominal de ada ação ou parte dele;
 Desde que, para o efeito, sejam utilizados apenas fundos que, nos termos dos artigos
32.º e 33.º CSC, possam ser distribuídos aos acionistas.
Além disso,
 O reembolso parcial do valor nominal deve ser feito por igual, relativamente a todas
as ações à data existentes;
 Só sendo permitido o reembolso de certas ações por sorteio se o contrato de
sociedade o permitir e sem prejuízo do disposto quanto a ações remíveis.
O reembolso (mesmo total) não implica a redução do capital (artigo 346.º, n.º2 CSC). Logo:
não conduz à extinção das ações. Estas modificam-se: passam a denominar-se ações de
fruição, constituindo uma categoria e passando esse facto a constar do título ou do registo
das ações (artigo 346.º, n.º5 CSC). Feito o reembolso, os direitos patrimoniais inerentes às
ações atingidas são modificados da seguinte forma (artigo 346.º, n.º4 CSC):
a) Essas ações só compartilham dos lucros de exercício, juntamente com as outras,
depois de a estas ter sido atribuído um dividendo, cujo máximmo é fixado no
contrato de sociedade ou, na falta dessa estipulação, é igual à taxa de juro legal; as
ações só parcialmente reembolsadas têm direito proporcional àquele dividendo;

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b) Tais ações só compartilham do produto da liquidação da sociedade, juntamente com


as outras, depois de a estas ter sido reembolsado o valor nominal; as ações só SA
parcialmente reembolsadas têm direito proporcional a essa primeira partilha. c
As ações reembolsadas convertem-se, como foi dito, em ações de fruição. A conversão é
definitiva: mas mediante deliberações da assembleia geral e da assembleia especial dos
respetivos titulares, tomadas pela maioria exigida para a alteração do contrato de sociedade,
elas podem ser convertidas em ações de capital (artigo 346.º, n.º6 CSC). Essa conversão é
efetuada (artigo 346.º, n.º7 CSC):
 Ou por meio de retenção dos lucros que, num ou mais exercícios, caberiam às ações
de fruição; 379
 Ou, mediante autorização das assembleias (geral e especial), através de entradas
realizadas pelos acionistas interessados.
Quando o reembolso seja parcial, aplicam-se as mesmas regras. Fala-se, então, na
reconstituição das ações parcialmente reembolsadas (artigo 346.º, n.º8 CSC). A conversão
considera-se efetuada quando os dividendos retidos atinjam o montante dos reembolsos ou
no fim do exercício em que as entradas tenham sido realizadas (artigo 346.º, n.º9 CSC). As
deliberações de amortização e de conversão estão sujeitas a registo e a publicação (artigo
346.º, n.º10 CSC).
A amortização com redução do capital: o artigo 347.º CSC ocupa-se da
amortização de ações com redução do capital. Desta feita, as ações amortizadas extinguem-
se (artigo 347.º, n.º2 CSC): estamos perante uma verdadeira amortização. A amortização só
é possível se estiver prevista no contrato de sociedade: seja (artigo 347.º, n.º1 CSC) como:
 Amortização imposta, desde que se verifiquem certas características;
 Amortização permitida, a deliberar pela assembleia geral.
Os factos que a tanto deem azo devem estar concretamente definidos no pacto social (artigo
347.º, n.º3 CSC). Não bastam, pois, meras previsões genéricas. Quando a concretização seja
imposta pelo contrato social (artigo 347.º, n.º4 CSC):
«(...) deve este fixar todas as condições essenciais para que a operação possa ser efetuada,
competindo ao conselho de administração ou conselho de administração executivo apenas
declarar, nos 90 dias posteriores ao conhecimento que tenha do facto, que as ações são
amortizadas nos termos do contrato e dar execução ao que para o caso estiver disposto».
Sendo, porém, a amortização meramente permitida pelo pacto social (artigo 347.º, n.º5 CSC):
«(...) compete à assembleia geral deliberar a amortização e fixar as condições necessárias para
que a operação seja efetuada na parte que não constar do contrato».
Neste caso, a deliberação deve, ainda, ser concreta: não antecipada, nem abstrata. O pacto
social deve também fixar um prazo não superior a um ano para que a deliberação seja tomada.
seis meses, no silêncio do mesmo (artigo 347.º, n.º6 CSC). Quanto à redução do capital,
aplica-se o artigo 95.º CSC, exceto (artigo 347.º, n.º7 CSC):
a) se forem amortizadas ações inteiramente liberadas, postas à disposição da sociedade,
a título gratuito;
b) Se para a amortização de ações inteiramente liberadas forem unicamente utilizados
fundos que, nos termos dos artigos 32.º e 33.º CSC, possam ser distribuídos aos

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acionistas; neste caso, deve ser criada uma reserva sujeita ao regime da reserva legal,
de montante equivalente à soma do valor nominal das ações amortizadas. SA
c
Note-se que é possível uma amortização de ações meramente prevista na lei e operacional
simplesmente por verificação dos factos nesta figurados. Será a hipótese de uma comum
redução de capital, por adaptação do artigo 94.º, n.º1, alínea b) CSC e pelo artigo 463.º CSC.

Exoneração e exclusão: a Parte IV do Código das Sociedades Comerciais, relativa às


sociedades anónimas, é omissa quanto à exoneração dos acionistas. Esta surge, todavia, na
Parte Geral (artigos 3.º, n.º6, 45.º, n.º1, 105.º, 120.º, 137.º e 161.º, n.º5 CSC). Existe, na 380
literatura atual, alguma pressão no sentido de se generalizar a figura ou, pelo menos, de se
prever uma cláusula geral de exoneração, assente em justa causa. Efetivamente, faz-se notar
que, nas sociedades anónimas fechadas, o sócio ficaria prisioneiro da sua posição, o que seria
desvantajoso. De facto, o sócio poderá sempre alienar as ações; se não obtiver o
consentimento necessário, funciona o artigo 329.º, n.º3, alínea c) CSC, que obriga a sociedade
a fazer adquirir as ações ou a pagá-las pelo preço justo. Propendemos, pois, para a
inexistência da faculdade de exoneração, fora dos casos previstos na lei. Quando muito e nas
relações puramente internas, poder-se-ia aplicar o artigo 437.º, n.º1 CC: mas logo que o
contrato se torne oponível erga omnes, essa hipótese cessa, substituída pela paralisação de
certos atos, ex bona fide (artigo 334.º CC). E a razão de fundo será a seguinte: a exoneração de
um sócio faz cair, sobre os restantes, ónus diversos, que vão desde a sua substituição até ao
pagamento da posição afetada e, no limite, a dissolução da sociedade; ora, pela lógica das
sociedades anónimas, cada sócio apenas responde pelas entradas, não podendo ver a sua
posição ad nutum afetada pelas opções de outros sócios. Na prática, sucede assim que certos
interessados em sociedades de pessoas recorram ao tipo de sociedade anónima. Quando
percam a possibilidade de se exonerar por erro (artigo 45.º, n.º1 CSC), sibi imputet. Terão de
vender a sua participação social. Também a possibilidade de exclusão de sócios não tem
qualquer referência no Direito das Sociedades anónimas. Já se tem entendido que, quando
domine o intuitus personae, tal exclusão deveria ser possível, por via da aplicação do artigo
242.º, n.º1 CSC: exclusão judicial do sócio por quotas, por comportamento desleal ou
francamente perturbador. Mas essa via de aparente bom senso não é praticável: porque não
extinguir o direito de propriedade do vizinho gravemente perturbador? A única via de
exclusão de um sócio de sociedade anónima está na amortização de ações: quando prevista
no pacto social e quando se verifiquem as competentes nele inseridas. Fora dessa hipótese:
quaisquer perturbações provocadas por acionistas podem ser juridicamente contidas, mesmo
nas sociedades fechadas. Agora: se erroneamente se elegeu uma sociedade anónima para
reger situações intuitu personae, sibi imputet. Pertence à essência do tipo sociedade anónima a
indestrutibilidade da participação acionista: salvo o expressa e legalmente previsto. Não pode
haver confiscos punitivos nem transmutações coercivas, sem adequado suporte legal e
constitucional.

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Capítulo VI – As Obrigações
SA
c
§50.º - Ideia e evolução

Origem e papel: as obrigações são, à partida, títulos de crédito negociáveis e homogéneos,


dirigidos a destinatários indeterminados. Dada a possibilidade da sua desmaterialização fala-
se, a seu propósito, em valores mobiliários. Trata-se de uma forma típica de financiamento, 381
em princípio acesível a qualquer interessado que tenha lugar no mercado. Apenas especiais
razões de absorção cultural levam a que a matéria nos surja a propósito das sociedades
anónimas. De todo o modo, fica claro que as sociedades anónimas são as grandes emitentes
de obrigações. As obrigações têm origem em títulos de crédito: podemos, assim, seguir o seu
rasto até à Idade Média. Todavia, apenas na segunda metade do século XIX, com o
aprofundamento das grandes sociedades anónimas e com a crescente integração dos
mercaods mobiliários, podemos falar em verdadeiras obrigações. Uma vez conhecidas,
reguladas e institucionalizadas, as obrigações viram crescer lenta mas seguramente a sua
relevância no tocante à animação do mercado mobiliário e ao financiamento das sociedades.
Mais recentemente, o crescimento dos valores que elas envolvem veio a aumentar com
amplitude. Enquanto meio de financiamento, as obrigações apresentam diversas vantagens
que são relevadas pela teoria económica. Efetivamente:
 Elas permitem recolher fundos avultados em mercados de capitais sem provocar
modificações na composição acionista das sociedades: o obrigacionista não é sócio;
apenas credor;
 Elas podem facultar condições de financiamento mais aliciantes do que um mútuo
bancário comum;
 Elas colocam, perante o emitente devedor, credores mais acessíveis e menos
exigentes do que o banqueiro profissional;
 Os juros a pagar pela sociedade emitente são dedutíveis fiscalmente, ao contrário do
que sucede com os dividendos.
Paralelamente e pelo prisma dos subscritos de obrigações:
 Passam a dispor de uma fonte segura de rendimento: ao contrário das ações, cujo
dividendo depende da álea do negócio, a obrigação oferece uma retribuição prefixada
certa;
 Permitem uma composição mais diversificada da carteira de títulos;
 São negociáveis, permitindo um refinamento;
 Dependendo de natureza do emitente: podem representar uma colocação segura e
tranquila do capital, não obrigando a mais custos de gestão.
Perante estas virtualidades, cabe ao legislador explicitar um regime equilibrado, flexível, claro
e seguro para as obrigações. A confiança no mercado e na iniciativa privada deverá levar a
uma liberalização na emissão e a um recuo das cautelas administrativas e dos formalismos
associados: conduzem, sem vantagens, a um aumento dos seus custos marginais e, logo, a
uma perda de atratividade.

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§51.º - Princípios gerais


SA
c
Quanto à emissão: as obrigações são valores mobiliários: artigos 348.º, n.º1 CSC e 1.º,
n.º1, alínea b) CVM. Nessa medida, elas assumem as regras e os valores próprios dessa
realidade, para que remetemos. Para os propósitos do presente Manual, apenas vamos
considerar a matéria inserida no Código das Sociedades Comerciais e que, grosso modo, se
prende com as sociedades anónimas. Com base no competente articulado, podemos enunciar
os seguintes princípios relativos à emissão das obrigações:
382
 Princípio da estabilidade do emitente;
 Princípio da contenção da emissão;
 Princípio da publicidade.
O princípio da estabilidade do emitente exige, da parte deste, um mínimo de indícios no
tocante à continuidade da sua existência e da sua atuação. Assim:
 A sociedade emitente deve estar registada há mais de um ano, salvo determinadas
eventualidades ou dispensa administrativa (artigo 348.º, n.º2 e 2 CSC);
 O capital deve estar totalmente liberado ou devem estar em mora todos os acionistas
que não hajam liberado oportunamente as suas ações (artigo 348.º, n.º4 CSC).
O princípio da contenção da emissão leva a que esta se mantenha dentro de certos limites
que denotem o porte da sociedade emitente. Assim:
 As obrigações (o seu preço de subscrição) não podem exceder o dobro dos capitais
próprios da emitente (artigo 349.º, n.º1 CSC), devidamente verificados em parecer
do conselho fiscal ou do fiscal único (artigo 349.º, n.º3 CSC);
 Não pode ser deliberada nova emissão de obrigações enquanto não estiver subscrita
e realizada uma emissão anterior (artigo 350.º, n.º2 CSC), uma regra aplicável ao
lançamento de novas séries (artigo 350.º, n.º4 CSC)M
 Havendo subscrição pública incompleta, a emissão limitar-se-á às obrigações
subscritas (artigo 351.º, n.º1 CSC).
O princípio da contenção associa-se, por vezes, ao da estabilidade. Assim, os limites às
emissões não se aplicam (artigo 349.º, n.º4 CSC):
a) A sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado;
b) A sociedades que apresentem notação de risco da emissão atribuída por sociedade
de notação de risco registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;
c) Às emissões cujo reembolso seja assegurado por garantias especiais constituídas a
favor dos obrigacionistas.
O princípio da publicidade sujeita a registo comercial as emissões de obrigações, incluindo
a emissão de cada uma das suas séries (artigo 351.º CSC). Há ainda que contar com as
publicações mobiliárias obrigatórias.

Quanto às obrigações: as obrigações propriamente ditas submetem-se a diversas regras.


Por clareza, também aqui podemos apontar princípios que se refletem, depois, em várias
normas. São eles:
 O nominalismo;
 A patrimonialidade;

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 A transmissibilidade; SA
 A literalidade, a autonomia e a abstração.
O princípio do nominalismo diz-nos que a obrigação tem um valor nominal expresso em c
moeda com curso legal no País (artigo 352.º, n.º3 CSC). Hoje: o euro. A patrimonialidade
recorda que as obrigações representam um valor económico, suscetível de expressão
pecuniária. Aplicam-se-lhe, por isso, as regras básicas da tutela da propriedade privada e da
livre iniciativa empresarial (artigos 62.º, n.º1 e 61.º, n.º1 CRP). Ninguém pode ser despojado
das suas obrigações ou das vantagens que elas representem. A transmissibilidade é, ainda, um
elemento básico. Em princípio, os direitos de crédito podem circular livremente (artigo 577.º,
n.º1 CC). No caso das obrigações, dogmaticamente construídas através da sua incorporação 383
em títulos, essa situação é, ainda, mais evidente. De outro modo, aliás, elas não poderiam
aceder ao mercado, designadamente à bolsa. As obrigações são títulos de crédito, mantendo
características aparentadas mesmo quando desmaterializadas. Nessa dimensão surgem os
princípios da literalidade, da autonomia e da abstração. Literalidade: as particularidades de
cada obrigação valem quando transcritas nos títulos ou nas contas de registo. Autonomia: o
adquirente de uma obrigação é tido como subscritor originário: não lhe são oponíveis os
problemas que pudessem afligir os seus antecessores (artigo 58.º CVM). Abstração: ao titular
de boa fé não podem ser contrapostas as relações imediatas existentes entre a sociedade e os
antecessores ou entre antecessores. Toda esta matéria deve ser compaginada e precisada à
luz do Direito dos Valores Mobiliários.

Quanto ao funcionamento: quanto ao funcionamento das obrigações, podemos


apontar, como conteúdo útil, os seguintes princípios:
 A equiparação às ações;
 A organização;
 A participação.
O princípio da equiparação às ações – que não contunde com a profunda diferenciação
existente entre as duas figuras – diz-nos que, em diversos pontos do seu funcionamento, as
obrigações seguem um regime formalmente moldado sobre o daquelas. Assim:
 A emissão, a subscrição e a realização: as obrigações são emitidas pela sociedade,
podendo ser oferecidas a particulares ou ao público; os interessados subscrevem-nas,
assumindo com isso o dever de as realizar, isto é: de entregar à sociedade o
correspondente valor; a realização implica o cumprimento desse dever, dizendo-se as
obrigações liberadas;
 Obrigações próprias: aplica-se-lhes o regime das ações próprias, sendo ainda
possíveis para amortização (artigo 354.º CSC);
 Convocação e invalidade das deliberações dos obrigacionistas: seguem o
regime geral das deliberações de acionistas (artigos 355.º, n.º2, in fine e 356.º CSC).
O princípio da organização leva a que os obrigacionistas:
 Possam reunir em assembleia, de acordo com as regras fixadas no artigo 355.º CSC;
 Possam designar e destituir um representante comum (artigo 357.º e 358.º CSC), com
as atribuições e a responsabilidade fixadas no artigo 359.º CSC.
A assembleia de obrigacionistas delibera sobre todos os assuntos que, por lei, lhe sejam
atribuídos ou que sejam do interesse comum dos acionistas, designadamente (artigo 355.º,
n.º4 CSC):

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a) Nomeação, remuneração e destituição do representante dos comum dos


obrigacionistas; SA
b) Modificação das condições dos créditos dos obrigacionistas; c
c) Propostas de concordata e de acordo de credores;
d) Reclamação de créditos dos obrigacionistas em ações executivas, salvo o caso de
urgência;
e) Constituição de um fundo para as despesas necessárias à tutela dos interesses comuns
e sobre a prestação das respetivas contas;
f) Autorização do representante comum para a proposição de ações judiciais.
Ao contrário do que vimos suceder nos inícios, a assembleia de obrigacionais não está apenas
384
associada a situações de incumprimento por parte da emitente. Todavia, é lógico pensar que
só nessa eventualidade se irão dispender fundos e tempo com a sua reunião. Finalmente,
quanto ao princípio da participação: os obrigacionistas, através do representante comum,
têm acesso às informações relativas à sociedade emitente: artigo 359.º, n.º1, alínea d) e n.º2
CSC. De notar que esse representante não tem de ser, ele próprio, obrigacionista; pode ser
uma sociedade de advogados ou uma sociedade de revisores de contas (artigo 357.º, n.º2
CSC). O representante comum pode, ainda, estar presente nas assembleias gerais de
acionistas. Apesar da figura do representante comum, os obrigacionistas podem exercer
diretamente os seus direitos. Segundo o artigo 379.º, n.º2 CSC, se o pacto social o não proibir,
os obrigacionistas podem mesmo assistir às assembleias gerais dos acionistas e participar na
discussão dos assuntos indicados na ordem do dia.

§52.º - Modalidades

Quadro legal: juro suplementar ou prémio de reembolso; variabilidade:


ao abrigo da autonomia privada, podem as sociedades emitentes preparar modalidades
diversas de obrigações. Não há, nesse domínio, nenhum princípio de tipicidade. De todo o
modo, o artigo 360.º CSC exemplificou cinco modalidades. Temos obrigações que:
a) Além de conferirem aos seus titulares o direito a um juro fixo, os habilitem a um juro
suplementar ou a um prémio de reembolso, quer fixo quer dependente dos lucros
realizados pela sociedade;
b) Apresentem juro e plano de reembolso, dependentes e variáveis em função dos
lucros;
c) Sejam convertíveis em ações;
d) Confiram o direito a subscrever uma ou várias ações;
e) Apresentem prémios de emissão.
Trata-se de modalidades que operam com base nos direitos conferidos aos obrigacionistas.
Na primeira modalidade, temos os obrigacionistas dotados, além de um juro fixo, de um juro
suplementar ou de um prémio de reembolso. Nesta hipótese, o mesmo ainda poderá ser fixo
ou dependente dos lucros. Quanto ao juro suplementar e ao prémio de reembolso: segundo
o artigo 361.º, n.º1 CSC, elas poderão:

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a) Ser estabelecidos como percentagem fixa do lucro de cada exercício,


independentemente do montante deste e das oscilações que registo durante o período SA
de vida do empréstimo;
b) Ser fixados nos termos da alínea anterior, mas apenas para a hipótese de o lucro c
exceder um limite mínimo que se estipulará na emissão, aplicando-se a percentagem
estabelecida a todo o lucro apurado ou somente à parte que exceder o limite referido;
c) Ser determinado por qualquer das formas previstas nas alíneas precedentes, mas com
base numa percentagem variável em função do volume dos lucros produzidos em
cada exercício ou dos lucros a considerar para além do limite estipulado nos termos
da alínea b);
385
d) Ser apurados nos termos das alíneas anteriores, mas com imputação dos lucros a
acionistas e obrigacionistas na proporção do valor nomina dos títulos existentes,
corrigindo-se ou não essa proporção com base em coeficiente estipulado na emissão;
e) Ser calculados por qualquer outra forma similar, aprovada pelo Ministro das Finanças,
a requerimento da sociedade interessada.
Registando-se lucros inferiores ao limite de que dependa a participação estabelecida, os
obrigacionistas apenas têm direito ao juro (artigo 361.º, n.º2 CSC). O artigo 362.º CSC fixa
os lucros a considerar para o efeito, enquanto o artigo 363.º CSC se ocupa da deliberação de
emissão. Nos seguintes e precisos termos:
«1. Para as obrigações referidas no artigo 361.º, n.º1, alíneas a) e b), a proposta de deliberação
da assembleia geral dos acionistas definirá as seguintes condições:
«a) O quantitativo global da emissão e os motivos que a justificam, o valor nominal das
obrigações, o preço por que são emitidas e reembolsadas ou o modo de o determinar;
«b) A taxa de juro e, conforme os casos, a forma de cálculo da dotação para pagamento de
juro e reembolso ou a taxa de juro, o critério de apuramento de juro suplementar ou do
prémio de reembolso;
«c) O plano de amortização do empréstimo;
«d) A identificação dos subscritores e o número de obrigações a subscrever por cada um,
quando a sociedade não recorra a subscrição pública.
«2. A deliberação poderá reservar aos acionistas ou obrigacionistas, total ou parcialmente, as
obrigações a emitir».
O todo é rematado pelo artigo 364.º CSC, que fixa o pagamento do juro suplementar e do
prémio de reembolso.

Obrigações convertíveis em ações: presentes nos artigos 365.º a 372.º CSC, as


obrigações convertíveis originam um regime que combina os aspetos atinentes à emissão de
ações e à de obrigações. A deliberação de emissão não pode ser tomada por maioria inferior
à exigida para o aumento do capital com novas entradas (artigo 366.º, n.º1 CSC): implica, de
resto e como é lógico, a aprovação de tal aumento (artigo 366.º, n.º3 CSC). Uma vez
aprovado, não pode haver alterações que reduzam as vantagens dos subscritores sem o
consentimento destes. Na mesma linha, surgem diversas proibições de alterações na
sociedade (artigo 368.º CSC). E aos acionistas não pode deixar de ser atribuído o direito de
preferência (artigo 367.º CSC). Até à conversão, os obrigacionistas têm direito aos juros
(artigo 369.º, n.º1 CSC). Operada a referida conversão, há que formalizar e registar o aumento

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de capital (artigo 370.º CSC). A deliberação pode fixar um prazo para o exercício do direito
de conversão (artigo 370.º, n.º2 CSC). A natureza das obrigações convertíveis é discutida. SA
Trata-se, de nosso ponto de vista, de uma figura autónoma, que abrange uma participação
c
social potestativa. As modernas técnicas de financiamento têm permitido outras
diversificações.
Stock options e warrants: outras modalidades de obrigações ou figuras aparentadas,
mais ou menos próximas das ações, podem ser referidas.
 As stock options.: de origem norte-americana, as stock options são opções ou
preferências na subscrição de ações, conferidas aos administradores ou aos dirigentes 386
de uma sociedade. Deve considerar-se lícitas, perante a latitude por que surgem as
obrigações convertíveis.
 O warrant é uma opção ou direito de opção. No campo mobiliário, ele surge como
um valor que confere, ao seu titular, o direito potestativo de adquirir um outro valor.
O artigo 1.º, alínea e) CVM veio referir os warrants autónomos como valores
mobiliários. Os warrants associam-se às obrigações através do artigo 360.º, alínea d)
CSC: o direito conferido ao titular de certas obrigações, de subscrever uma ou mais
ações. O Decreto-Lei n.º76-A/2006, 29 março, alterou o artigo 372.º-A, n.º1 CSC
passando a referir, expressamente e a tal propósito, as obrigações com warrant. As
obrigações com warrant só podem ser admitidas à negociação no mercado
regulamentado se também o estiverem as ações que lhes sirvam de ativo subjacente
(artigo 372.º-A, n.º2 CSC). O regime surge explicitado no artigo 372.º-B CSC.

Capítulo VII – Assembleia Geral das Sociedades


Anónimas

§53.º - Deliberações dos acionistas

Aspetos sistemáticos e papel: o Capítulo V da parte relativa às sociedades anónimas


tem, como epígrafe, deliberações dos acionistas. O Código dedica a esse tema 18 artigos: artigos
373.º a 389.º CSC, alguns de grande extensão. A mera sistematização legal logo permite
apurar a presença de um duplo sentido para assembleia geral. Temos:
 A assembleia geral enquanto órgão da sociedade que reúne os acionistas;
 A assembleia geral como reunião desse mesmo órgão.
Talvez por pretender evitar a confusão, a lei optou por deliberações dos acionistas em vez
de assembleia geral. Esta, porém, corresponde à imagem comum da orgânica das sociedades,
estando igualmente consagrada a nível europeu: artigos 52.º e seguintes do Regulamento
n.º2157/2001, de 8 de outubro, relativo à sociedade anónima europeia. Mantê-la-emos, assim,
como órgão emblemático no qual se exprimem as deliberações dos acionistas. O Código de
1986 decidiu, ainda, inserir a matéria atinente à assembleia geral antes das da administração
e da fiscalização. Não o fez de modo inóquo: tal ordenação transmite a ideia de um

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predomínio da assembleia geral sobre os outros órgãos. Recordamos que o Código


Comercial seguia uma orientação inversa. Além do seu papel cimeiro na orgânica das SA
sociedades anónimas, as regras sobre a assembleia anónima têm, ainda, um papel noutras
latitudes: c
 Aplicam-se supletivamente às sociedades por quotas (artigo 248.º, n.º1 CSC);
 Aplicam-se, por remissão de seguindo grau, às sociedades em nome coletivo (artigo
189.º, n.º1 CSC);
 Aplicam-se às assembleias de obrigacionistas (artigos 355.º, n.º1, in fine, e 356.º, n.º1
CSC);
 Aplicam-se, subsidiariamente, às cooperativas (artigo 9.º CCoop); 387
 Aplicam-se, por analogia, a todas as pessoas coletivas que tenham assembleia,
incluindo associações;
 Aplicam-se, também por analogia e precedendo adequada sindicância, a todas as
assembleias, mesmo ad hoc.
Modalidades: o artigo 373.º, n.º1 CSC recorda que os acionistas deliberam ou nos termos
gerais do artigo 54.º CSC ou em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.
Temos, assim:
 Deliberações unânimes por escrito;
 Deliberações em assembleias universais sem observância de formalidades prévias
 Deliberações em assembleia gerais regulares.
As duas primeiras hipóteses são objeto de regras inseridas na Parte Geral. A generalidade das
regras inseridas na Parte IV (sociedades anónimas) sobre deliberações dos sócios tem a ver
com assembleias gerais normais ou comuns. Encontramos igualmente na Parte Geral as
regras sobre a irregularidade, a nulidade e a anulabilidade de deliberações sociais (artigos 55.º
e seguintes CSC). Trata-se de matéria aplicável nos diversos tipos societários. Tais regras
tiveram, no essencial, origem no Direito das Sociedades Anónimas; a grande matriz de todo
o Direito das Sociedades. Para além dos aspetos legislados e das precisões estatutárias, têm
ainda relevância os usos e a prática.
Objeto: o artigo 373.º, n.º2 CSC fixa, preliminarmente, as matérias sobre que podem recair
as deliberações dos acionistas. Temos:
 As atribuídas por lei;
 As atribuídas pelo contrato;
 Todas as que não estejam compreendidas nas atribuições dos outros órgãos.
Aparentemente, a assembleia geral receberia uma competência específica (ex lege ou ex
contractu) e uma competência genérica residual. Todavia:
 O artigo 376.º, n.º1 CSC fixa uma competência limitada (embora fundamental) para
a assembleia;
 O artigo 373.º, n.º3 CSC só permite aos acionistas deliberar sobre matérias de gestão
a pedido do órgão de administração.
Conclui-se, daqui, que as deliberações dos acionistas têm um objeto delimitado pela positiva
e, ainda, pela negativa: não interferem no campo dos outros órgãos. As matérias relevantes
para deliberações dos acionistas devem, em cada problema, ser procuradas por todo o
Código e em diplomas especiais. Uma boa redação do pacto social poderá, ainda, dirimir
muitas dúvidas.

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SA
§54.º - O presidente da mesa c

Perfil geral: nenhuma assembleia humana pode funcionar sem um mínimo de organização
e de direção. Desse modo, mesmo os ordenamentos que pouco ou nada digam sobre a
presidência da assembleia geral, têm vindo, na base da prática e da doutrina, a desenvolver a
figura em causa. Adiantamos já que o Direito Português, designadamente perante o Código
das Sociedades Comerciais de 1986 e, reforçadamente, após a reforma de 2006, é o que mais 388
longe levou a autonomização do presidente da assembleia geral e o modo de funcionamento
desta última. Começaremos por verificar o estado das fontes. O Código de 1986 faz as
seguintes referências diretas ao presidente da assembleia geral:
 Artigo 374.º, n.º1 CSC: a mesa da assembleia é constituída, pelo menos, por um
presidente e um secretário;
 Artigo 374.º, n.º2 CSC: o contrato de sociedade pode determinar que o presidente, o
vice-presidente e os secretários da mesa sejam eleitos pela assembleia por um período
não superior a quatro anos, de entre acionistas ou outras pessoas;
 Artigo 374.º, n.º3 e 4 CSC: dispõem sobre presidentes ad hoc, na falta de pessoas
designadas;
 Artigo 374.º-A, n.º1 CSC: impõe regras de independência aos membros da mesa da
assembleia geral;
 Artigo 374.º-A, n.º2 CSC: os membros da mesa podem ser destituídos com justa
causa, pela assembleia geral;
 Artigo 374.º-A, n.º3 CSC: os membros da mesa têm direito a uma remuneração fixa;
 Artigo 375.º, n.º3 CSC: o requerimento por acionistas que detenham, pelo menos, 5%
do capital social deve ser feito por escrito e dirigido ao presidente da mesa;
 Artigo 375.º, n.º4 CSC: o presidente da mesa deve promover a publicação da
convocatória nos 15 dias seguintes à receção do requerimento;
 Artigo 375.º, n.º5 CSC: quando não defira o requerimento ou não convoque a
assembleia, o presidente deve justificar por escrito a sua decisão;
 Artigo 377.º, n.º1 CSC: as assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
ou, em certos casos, por outras entidades;
 Artigo 377.º, n.º6 CSC. as assembleias podem ser efetuadas fora da sede da sociedade,
em local escolhido pelo presidente;
 Artigo 377.º, n.º7 CSC: o conselho fiscal, a comissão de auditoria ou o conselho geral
e de supervisão só podem convocar a assembleia geral dos acionistas depois de terem,
sem resultado, requerido a convocação ao presidente da mesa;
 Artigo 378.º, n.º2 CSC: o requerimento relativo à inclusão de certos assuntos na
ordem do dia de uma assembleia geral já convocada deve ser dirigido, por escrito, ao
presidente da mesa;
 Artigo 378.º, n.º4 CSC: não sendo satisfeito o requerimento, podem os acionistas
tomar certas iniciativas;
 Artigo 379.º, n.º6 CSC: o presidente da mesa pode autorizar a presença, na assembleia,
de pessoas que não tenham de nela comparecer; a assembleia pode revogar essa
autorização;

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 Artigo 380.º, n.º2 CSC: como instrumento de representação voluntária na assembleia


vale um documento escrito dirigido ao presidente da mesa; SA
 Artigo 382.º, n.º1 CSC: o presidente da mesa deve mandar organizar a lista dos
acionistas presentes e representados no início da reunião; c
 Artigo 384.º, n.º8 CSC: o presidente determina a forma do exercício do voto, quando
a mesma não resulte do contrato social ou de deliberação;
 Artigo 387.º, n.º1 CSC: o presidente pode determinar suspensões normais da
assembleia;
 Artigo 388.º, n.º2 CSC: as atas devem ser redigidas e assinadas pelo presidente e pelo
secretário. 389
Deve notar-se que, destes preceitos, foram alterados em 2006, os artigos 374.º, n.º3 e 4 e
377.º, n.º1, 6 e 7 e o n.º2 do artigo 380.º CSC, tendo sido aditado o artigo 374.º-A CSC. Este
último preceito traduz um importante reforço do presidente, tendo as demais alterações a
ver com questões de redenominação. As regras relativas à mesa e ao presidente da assembleia
geral surgem dispersas e sem uma ordenação de conjunto. Todavia, elas pressupõem uma
linha coerente que importa reconstruir. Iremos distinguir, quanto ao presidente:
 A sua designação e a sua destituição;
 As suas funções;
 A condução da assembleia;
 A articulação com a mesa.
A designação, o presidente: o artigo 374.º, n.º2 CSC prevê que o contrato de
sociedade determine que:
«(...) o presidente, o vice-presidente e os secretários da mesa da assembleia geral sejam eleitos
por esta, por período não superior a quatro anos, de entre acionistas ou outras pessoas».
Esta regra indica ainda os limites de autonomia estatutária; assim, pode o contrato:
 Prever uma mesa menor: deverá ter apenas, no mínimo, um presidente e um
secretário (artigo 374.º, n.º1 CSC);
 Dispor um mandato inferior a quatro anos;
 Admitir ou não que a eleição recaia em não-acionistas.
Na falta de presidente, a assembleia não pode funcionar. Tal falta pode derivar de um de três
fatores:
 De o contrato nada dizer;
 De não se ter procedido a qualquer eleição;
 De não comparecer o presidente eleito.
Terá de ser encontrado, para a reunião considerada, um presidente ad hoc. Servirá, então, de
presidente da mesa da assembleia geral, sucessivamente (artigo 374.º, n.º3 e 4 CSC):
 O presidente do conselho fiscal, da comissão de auditoria ou do conselho geral e de
supervisão;
 Um acionista, por ordem do número de ações de que seja titular;
 Havendo igualdade: o acionista mais antigo de entre eles;
 Mantendo-se a igualdade: o mais velho.
O presidente ad hoc escolherá um acionista presente, para secretário. O presidente ad hoc tem
os poderes inerentes ao cargo, mas de modo limitado ao âmbito da assembleia a que seja

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chamado a presidir. Excetua-se o caso de a falta de presidente permanente advir do silêncio


do contrato. Nessa eventualidade, o presidente do conselho fiscal ou seus sucedâneos SA
assumirão o cargo de presidente permanente da assembleia geral, com os poderes de
convocação e de acompanhamento que lhe assistem. Interessa ainda sublinhar que, do
c
sistema legal da designação, resultam diretrizes úteis quanto ao perfil e à função do presidente.
O legislador evitou, a todo o custo, que o presidente pudesse resultar da maioria, porventura
circunstancial, de uma concreta assembleia. Por isso, o cargo irá recair sobre alguém
escolhido em função de elementos objetivos e predeterminados: independente, em todo o
caso, de qualquer votação de momento. Por duas razões:
 De ordem prática: uma eleição ad hoc sempre obrigaria a que surgisse um pré- 390
presidente; de outro modo, nem seria possível constatar a regularidade das presenças,
nem dar início à sessão; bastará passar o pré-presidente a presidente para que o
problema fique resolvido;
 De ordem funcional: a lei pretende que o presidente adote uma posição isenta,
equidistante de órgãos e dos acionistas; desenha-se, deste modo, um perfil moderador
e de fiscalização.
A independência do presidente da mesa da assembleia geral será confirmada pelos
desenvolvimentos subsequentes. A lei não prescreve, pela positiva, as qualidades que deve
assumir a pessoa designada presidente da mesa da assembleia. Trata-se de matéria que fica
ao critério dos acionistas que o elejam, devendo ainda observar-se o que digam os estatutos.
De todo o modo, para além de independência e de não reunir incompatibilidades, nos termos
que abaixo examinaremos, o presidente deve ter capacidade física e intelectual para o cargo,
reunindo ainda conhecimentos mínimos de Direito das Sociedades: de outra forma, depressa
cairá em justa causa de destituição. Perante sociedades com valores admitidos a negociação
em mercado regulamentado: o presidente deve poder exprimir-se, com fluência e correção,
em língua portuguesa, por interpretação extensiva do artigo 6.º CVM. De outro modo, não
se estabelecerá um adequado plano de comunicação entre os acionistas e a mesa, num ponto
fundamental para os investimentos em jogo.

Independência, remuneração e destituição: o artigo 374.º-A CSC veio dispor, de


modo expresso, sobre a independência do presidente. Fê-lo com referência, apenas, às
sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado
regulamentado e às sociedades que atinjam os critérios fixados no artigo 413.º, n.º2, alínea a)
CSC (artigo 374.º-A, n.º1 CSC). Todavia: a independência mantém-se no tocante às restantes
sociedades, ainda que não tenham de ser cumpridos os requisitos de seguida indicados. Os
requisitos em causa, por remissão do artigo 374.º-A, n.º1 CSC para o artigo 414.º, n.º5 CSC,
relativo à independência de, pelo menos, um dos membros do conselho fiscal das sociedades
referidas no artigo 413.º, n.2, alínea a) CSC, são:
 Não estar associado a qualquer grupo de interesses específico na sociedade;
 Não se encontrar em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise
ou de decisão, nomeadamente por:
i. Ser titular ou atuar em nome ou por conta de titulares de participação
qualificada igual ou superior a 3% do capital social da sociedade;
ii. Ter sido reeleito por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.
Na hipótese (pouco mais do que académica) de se dever providenciar um presidente ad hoc
para uma sociedade que caia no âmbito de aplicação do artigo 374.º-A, n.º1 CSC, haverá que
aplicar estas mesmas exigências de independência. Com uma consequência prática: o lugar

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não pode recair sobre um acionista que detenha uma percentagem igual ou superior a 2% do
capital social. Além disso, aplica-se aos membros da mesa da assembleia geral das sociedades SA
referidas no artigo 374.º-A, n.º1 CSC o regime de incompatibilidade previsto no artigo 414.º-
A, n.º1 CSC, relativo a membros do conselho fiscal, ao fiscal único ou ao revisor oficial de c
contas; são atingidos, não podendo ser eleitos:
a) Os beneficiários de vantagens particulares da própria sociedade;
b) OS que exercem funções de administração na própria sociedade;
c) Os memebros dos órgãos de administração de sociedade que se encontrem em
relação de domínio ou de grupo com a sociedade fiscalizada;
d) O sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio com 391
a sociedade fiscalizada;
e) Os que, de modo direto ou indireto, prestem serviços ou estabeleçam relação
comercial significativa com a sociedade fiscalizada ou sociedade que com esta se
encontre em relação de domínio ou de grupo;
f) Os que exerçam funções em empresa concorrente e que atuem em representação ou
por conta desta ou que por qualquer outra forma estejam vinculados a interesses da
empresa concorrente;
g) Os cônjuges, parentes e afins na linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, na linha
colateral, de pessoas impedidas por força do disposto nas alíneas a), b), c), d) e f),
bem como os cônjuges das pessoas abrangidas pelo disposto na alínea e);
h) Os que exerçam funções de administração ou de fiscalização em cinco sociedades,
excetuando as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas
e os revisores oficiais de contas, aplicando-se a estes o regime do arrtigo 76.º Decreto-
Lei n.º487/99, 16 novembro;
i) Os revisores oficiais de contas em relação aos quais se verifiquem outras
incompatibilidades previstas na respetiva legislação;
j) Os interditos, os inabilitados, os insolventes, os falidos e os condenados a pena que
implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas.
Os estatutos da sociedade podem fixar outras incompatibilidades. A eleição de uma pessoa
inibida é nula. A superveniência de alguma causa de inibição implica a caducidade da
designação (artigo 414.º-A, n.º2 CSC). Ainda no tocante às sociedades que caibam na
previsão do artigo 374.º-A CSC, os membros da mesa das respetivas assembleias gerais têm
direito a uma remuneração fixa, nos termos do artigo 427.º-A CSC: a determinar pela
assembleia geral ou por uma comissão de vencimentos, nos termos do artigo 399.º, n.º1
(artigo 374.º-A, n.º3 CSC). Este elemento vem acentuar:
 A atenção que o presidente da assembleia geral deve pôr no exercício das suas
funções, que tendem para a permanência;
 A dignificação do cargo;
 A contrapartida pelo trabalho e pelas inibições e incompatibilidades decretadas em
2006.
Todos estes fatores serão ponderados, de modo a calcular, com adequação, a remuneração a
fixar. Quanto à destituição dos membros da mesa da assembleia geral: a doutrina anterior a
2006 já havia explicado que, dadas as suas funções, estávamos mais próximos da fiscalização
do que da administração. E assim sendo, ao contrário do que sucede com os administradores,
os membros da mesa só poderiam ser destituídos com fundamento em justa causa. O artigo
374.º-A, n.º2 CSC, no tocante às sociedades que caem sob o seu âmbito de aplicação,

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solucionou quaisquer dúvidas: a destituição do sistema: justa causa terá, aqui, um sentido
subjetivo, traduzindo uma violação culposa dos deveres de eficiência e de isenção exigíveis SA
para o cargo. Não chega, para tanto, uma mera alteração da maioria acionista: o legislador
pretendeu, justamente, manter o cargo independente de tais flutuações. c

§55.º - As funções do presidente da mesa

392
Acompanhamento geral e convocações: na base dos preceitos dispersos relativos
à mesa da assembleia geral, torna-se possível construir um esquema genérico de funções do
seu presidente. Podemos distinguir:
 Funções gerais de acompanhamento da sociedade;
 Convocação e preparação das reuniões da assembleia geral;
 Apreciação e decisão de pedidos de convocação extraordinária e convocação por
iniciativa própria;
 Direção e condução das reuniões da assembleia.
Quanto a este último aspeto, será possível autonomizar diversos princípios. O presidente da
mesa da assembleia geral deve, entre outros aspetos, convocar a assembleia remetendo a
ordem do dia (artigos 377.º, n.º1 e 375.º, n.º4 CSC), escolhendo o local da reunião (artigo
377.º, n.º6 CSC), apreciar e decidir os pedidos de convocação feitos por minorias (artigo
375.º, n.º3 e 5 CSC) ou de inclusão de assuntos na ordem do dia também formulados por
estas (artigo 378.º, n.º2 CSC). Pressupõe-se, naturalmente, que faça tudo isso por si,
apreciando e ponderando os valores que se lhe deparem. Esta atuação só é possível se ele
acompanhar a vida da sociedade, conhecendo os problemas com que ela se debata e as
grandes linhas do desenvolvimento da sua atividade. Tais deveres de acompanhamento, para
serem acatados, pressupõem que o presidente da mesa tenha acesso à necessária informação.
Consideramos assim aplicável, por analogia, o artigo 421.º CSC, relativo aos poderes de
informação que cabem aos membros do conselho fiscal. O presidente poderá contratar a
prestação de serviços de peritos que o coadjuvem, solicitando, por exemplo, pareceres de
direito ou de natureza económica ou contabilística. Não faz sentido atribuir funções sem dar,
para tanto, os meios necessários. Ao presidente da mesa cabe convocar e preparar as reuniões
da assembleia geral. Quanto à convocação, ela é feita:
 Quando a lei o determine (artigo 375.º, n.º1 CSC);
 A pedido do conselho de administração, da comissão de auditoria, do conselho de
administração executivo, do conselho fiscal ou do conselho geral e de supervisão
(idem);
 A pedido de 5% dos acionistas, por escrito e com indicação justificada dos motivos
da reunião (artigo 375.º, n.º3 CSC);
 Por iniciativa própria.
Nas duas primeiras hipóteses, a convocação é vinculada. Todavia, quando p residente
entenda, pela ordem de trabalhos que lhe é sugerida ou por qualquer outra razão ponderosa,
que a reunião não tem qualquer razão de ser, cabe-lhe recusar a convocação, justificando a
decisão. Quando a entidade preterida não se conforme: caber-lhe-á requerer a convocação
judicial (artigo 375.º, n.º6 CSC, por interpretação extensiva) ou, tratando-se do conselho

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fiscal, da comissão de auditoria ou do conselho geral e de supervisão, convocar diretamente


os acionistas (artigo 377.º, n.º7 CSC). Não vemos como adstringir seja quem for a condutas SA
ilegais, inúteis ou indignas. No caso de pedido feito por acionistas que representem 5% do
capital social, cabe ao presidente ponderar e tomar uma decisão, seguindo a tramitação do c
artigo 375.º, n.º3 a 5 CSC. Na dúvida, afigura-se que a assembleia deve ser convocada. De
todo o modo, entre os valores que o presidente deverá ponderar, temos:
 A tutela das minorias;
 Os custos que tem para a sociedade uma reunião de assembleia geral; esta poderá,
designadamente, paralisar ou coartar a administração;
 O preço a pagar pelos acionistas por reuniões extraordinárias a pedido de minorias: 393
desconfiança no mercado, quebra nas cotações e retração de investimentos.
O presidente deve, perante conflitos internos, assumir um papel de moderador. Finalmente
e em quarto lugar: o presidente deverá poder convocar a assembleia por iniciativa própria.
Temos duas ordens de razões:
 Em termos formais: não há nenhuma entidade que possa sindicar qualquer
convocatória; esta terá de ser auto-suficiente, sob pena de fragilizar tudo quanto se
delibere;
 Em termos substanciais: imaginem-se situações nas quais apenas o presidente
possa tomar a iniciativa da convocação, quando esta seja objetivamente necessária;
assim sucede, por exemplo, com o pedido de um bloco acionista que não atinja os 5%
mas que, numa sociedade aberta, pode ser muto significativo ou com o desejo
manifestado por parte do conselho de administração ou do órgão de fiscalização.
A decisão de convocar reuniões implica a de redigir a convocatória com os elementos
incluídos no artigo 377.º, n.º5 CSC e, ainda, a de decidir sobre a ordem do dia. Esta deverá
incluir os elementos requeridos pela lei (artigo 376.º, n.º1 CSC), pelos estatutos e pela
entidades de quem tenha partido a iniciativa de convocação. Também aqui entendemos que,
embora os poderes do presidente sejam vinculados, não pode deixar de haver, da sua parte,
uma sindicância mínima sobre o que lhe seja pedido. Caber-lhe-á, no exercício das suas
funções, afastar da ordem do dia os pontos manifestamente não pertinentes, ilegais ou
despropositados.

Segue: data, hora e local da reunião; assembleias virtuais: a convocatória deve


conter a data da reunião. O artigo 375.º, n.º4 CSC fixa, quando se trate de reuniões
convocadas a requerimento de minorias, o período que vai dos 15 dias subsequentes à
receção de requerimento aos 45 dias a contar da publicação da convocatória. Para as reuniões
solicitadas pelos órgãos da sociedade, cabe distinguir:
 Quanto à assembleia geral anual, a pedir pelo conselho de administração ou
pelo conselho de administração executivo (artigo 376.º, n.º2 CSC): deve reunir
no prazo de três meses a contar da data do encerramento do exercício ou no prazo
de cinco meses a contar da mesma data, quando se tratar de sociedades que devam
apresentar contas consolidadas ou que apliquem o método da equivalência
patrimonial.
 Quanto às assembleias extraordinárias: haverá que providenciar datas razoáveis,
que permitam salvaguardar o efeito útil pretendido, sem pôr em crise a mobiliação
dos acionistas.

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Não existem outras limitações. Nada impede convocações para períodos de férias ou, até,
para dias feriados. Haverá, contudo, um uso que determina a guarda dos Domingos e dias SA
santos. Compete ao presidente da mesa da assembleia geral fixar a hora do início da reunião.
Fará sentido fixá-la cedo (8 horas da manhã) ou tarde (19 horas), consoante se queira c
privilegiar o acantonamento da reunião ao dia da convocação ou a afluência de acionistas
trabalhadores: uma opção que a lei deixa ao presidente. Marcações disparatadas são contrárias
à boa fé, podendo dar lugar a justa causa de destituição. Não tem de constar da convocatória
a hora do termo da reunião. Na verdade, todos os participantes na reunião da assembleia têm
o direito de nela intervir. Torna-se, assim, imprevisível a duração das reuniões. A prefixação
do seu termo poderá limitar o direito de intervenção. De todo o modo, nada obsta a que se
394
fixem limites tendenciais, como modo de melhor proporcionar a distribuição do tempo.
Como indicação importante: marcada para um dia, a assembleia deverá concluir-se nesse
mesmo dia. No foro alemão, já se discutiu se, estando a reunião marcada para certo dia, os
trabalhos podem prosseguir depois da meia-noite, prolongando-se pelo dia seguinte. A
resposta é positiva: não há nenhum fundamento de invalidade relativamente a deliberações
que venham a ser tomadas a altas horas. Dentro dos limites da boa fé, o prolongamento,
noite fora, de uma reunião é um meio legítimo (porque imposto pela natureza ou pela
Providência) de pressionar no sentido de se alcançarem resultados práticos. O artigo 377.º,
n,º6 CSC dispõe sobre o local da reunião. Trata-se de um preceito alterado em 2006, de modo
a permitir reuniões telemáticas. Quanto a reuniões convencionais (artigo 377.º, n.º6, alínea a)
CSC):
 Decorrem na sede da sociedade;
 Ou noutro local escolhido pelo presidente da mesa, dentro do território nacional,
desde que as instalações sociais não permitam a reunião em condições satisfatórias.
Fica, assim, à discricionária apreciação do presidente a escolha do local da reunião, mas
apenas quando as instalações da sede não permitam a reunião em termos satisfatórios. Será
o caso de assembleias gerais onde se aguardem centenas de acionistas. A lei só permite
assembleias gerais em território nacional. Evitam-se, com isso, problemas de competência
territorial do foro; além disso, previnem-se dificuldades de deslocação para os acionistas.
Admita-se, contudo, que em graves situações de perturbação geral, uma assembleia possa
funcionar validamente no estrangeiro: ao abrigo da boa fé ninguém poderia, sob pena de
abuso, prevalecer-se do artigo 377.º, n.º6, alínea a) CSC. O artigo 377.º, n.º6, alínea b) CSC,
admite que as assembleias sejam efetuadas:
«Salvo disposição em contrário no contrato de sociedade, através de meios telemáticos, devendo
a sociedade assegurar a autenticidade das declarações e a segurança das comunicações,
procedendo ao registo do seu conteúdo e dos respetivos intervenientes».
Esta eventualidade depende, também, de decisão do presidente da mesa. Temos, aqui, uma
referência às assembleias gerais virtuais, que vinham já sendo levadas a cabo por algumas
sociedades, ao abrigo dos seus estatutos. Assembleias telemáticas ou virtuais são as que
decorram sem necessidade de os participantes estarem lado a lado, num recinto determinado.
o contacto entre todos ou alguns deles será assegurado, em tempo real, por meios de
comunicação. Têm sido apontadas três possíveis modalidades de assembleias virtuais:
 Assembleia paralela (também dita assembleia satélite ou tele-assembleia): a
assembleia geral decorre, simultaneamente, em locais distintos, nos quais se

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concentram os acionistas; meios de telecomunicação, visuais e auditivos, permitem


que todos sigam o que se passa nos vários locais; SA
 Ciber-assembleias ou assembleias na net: abdica-se de qualquer contacto físico
entre os acionistas participantes; o contacto é assegurado pela Internet; trata-se de c
assembleia virtual em sentido estrito;
 Assembleia on-line: combina uma reunião física de acionistas com presenças
telemáticas, servidas por um representante presente no local.
Os Direitos modernos tendem a admitir tais esquemas. De todo o modo, cumprirá ponderar
o seguinte: o ambiente de assembleia, com as suas muitas subtilezas e com todos os modos
analógicos de comunicação, não é virtualmente reconstituível. Haverá que ponderar a efetiva 395
capacidade mobilizadora da telemática e os ganhos que, para a sociedade, eles representem.
Preparação e condução das reuniões: ainda pelo prisma do presidente da mesa da
assembleia geral, as reuniões devem ser preparadas. Desde logo o singular ato de convocar a
reunião, remetendo a ordem do dia, implica que o presidente conheça os elementos
pertinentes, decidindo. A escolha da data e hora do local da reunião requerem novas
ponderações e preparativos. O sítio da reunião deverá, assim, estar apetrechado com os
elementos necessários: instalações de som, salas de apoio, serviço de café e logística
necessária. O presidente terá os poderes para mobilizar todos estes meios. Na condução das
reuniões da assembleia geral, o presidente deverá observar os princípios da imparcialidade,
do igual tratamento, da proporcionalidade dos meios e da legalidade. Assim:
 Imparcialidade: o presidente não deve tomar partido nas questões que surjam entre
acionistas ou entre órgãos da sociedade; deve assegurar o quadro para o livre
encontro de opiniões, operando, quando muito, como moderador e em prol da
sociedade;
 Igual tratamento: o presidente deve assegurar que todos os acionistas têm idênticas
possibilidades de expressão e de questionamento; no âmbito da assembleia – e com
exceção, como é óbvio, do voto – todas as pessoas têm iguais direitos, devendo a
igualdade ser mantida por cabeça e não por voto;
 Proporcionalidade: a direção da reunião deve adequar-se ao que sucede e aos
objetivos; por exemplo, perante um acionista perturbador, há que, sucessivamente,
adverti-lo; retirar-lhe a palavra; expulsá-lo da reunião; interromper a reunião se nada
mais puder fazer; tais medidas deverão ser adequadas ao tipo e à duração dos
desacatos efetivamente registados;
 Legalidade: o presidente é o guardião da lei e dos estatutos, agindo em consequência.
É importante recordar que o presidente da mesa recebe os seus poderes da lei e dos estatutos:
não é um delegado dos acionistas nem, muito menos, da maioria que o tenha elegido.
Embora ao serviço da sociedade – logo: dos acionistas – ele deva tratá-los em modo coletivo,
o que pode pressupor que se deva opor, em certas circunstâncias, à maioria da assembleia.
Quanto à condução da assembleia: podemos seguir os poderes do presidente através da
marcha dos trabalhos. Desde logo, ele tem poderes relativos à própria formação da
assembleia e, designadamente, quanto à:
 Constituição da assembleia: cabe-lhes mandar organizar a lista dos acionistas que
estiverem presentes e representados no início da reunião (artigo 382.º, n.º1 CSC),
com as especificações e formalidades previstas na lei (artigo 382.º, n.º2 e 4 CSC);

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 Verificação das representações: os respetivos pedidos são-lhe dirigidos (artigo


380.º, n.º2 CSC); SA
 Regularidade das participações: em virtude da legalidade, o presidente não é
passivo nestas operações: antes deve, por si ou pelos seus auxiliares, certificar-se c
preliminarmente da idoneidade de todas as presenças.
O presidente deve ainda assegurar-se de que apenas permanecem no local da reunião as
pessoas que, segundo o artigo 379.º CSC, possam participar na assembleia. Além disso, cabe-
lhe autorizar outras presenças (artigo 379.º, n.º6 CSC), embora essa decisão seja revogável
pela assembleia; a contrario, a assembleia não pode permitir presenças contra a vontade do
presidente. Isto posto, compete ao presidente: 396
 Declarar aberta a sessão: um ponto formal importante para esclarecer todos os
presentes de que se está perante um órgão social coletivo em funcionamento, que
pode deliberar;
 Permitir um período antes da ordem do dia: serão dadas informações ou trocadas
impressões sem qualquer conteúdo deliberativo;
 Seguir a ordem do dia, de modo adequado: introduzindo alterações na sequência
dos pontos em discussão, quando conveniente;
 Admitir novos pontos ausentes da ordem do dia, no caso de a lei o permitir ou
de, tratando-se de uma assembleia universal, todos os sócios concordarem;
 Organizar e conduzir a discussão a propósito de cada ponto;
 Colocar à votação os pontos que entenda estarem devidamente esclarecidos e
discutidos;
 Determinar o modo de votação: braço no ar, sentados e levantados, nominal,
escrutíneo secreto ou outros;
 Verificar, a propósito de cada votante, o seu direito e a regularidade dos votos;
 Determinar suspensões normais da assembleia (artigo 387.º, n.º1 CSC),
designadamente para conversações entre acionistas, para café ou para refeições curtas;
embora a lei não ponha limites, afigura-se que tais pausas não deverão exceder os
30/60 minutos, não pondo em causa a conclusão dos trabalhos;
 Apurar o resultado de cada votação e proclamá-lo;
 Admitir contraprova, em caso de dúvida, repetindo a votação;
 Declarar a reunião encerrada: de novo um ponto formal importante, para que
todos se apercebam de que não haverá mais deliberações possíveis.
As limitações ao uso da palavra: no decurso a assembleia geral e relativamente a cada
ponto, pode exercer-se o direito dos acionistas à informação (artigo 290.º CSC). Trata-se de
um aspeto importante e delicado, até porque a sua recusa injustificada pode originar a
anulabilidade da subsequente deliberação (artigo 290.º, n.º3 CSC). Além disso, cada acionista
tem o direito de expor a sua opinião. O exercício desses direitos deve ser compatibilizado:
só assim todos poderão intervir, chegando ao seu termo a assembleia geral. Esta, como regra
e sem prejuízo da sempre indesejável ultrapassagem da marca da meia noite, deverá concluir-
se no dia para que foi convocada. Compete ao presidente da mesa da assembleia geral
assegurar essa compatibilização de direitos, a qual pode exigir:
 A limitação das inscrições para o uso da palavra;
 A limitação do tempo de intervenção de cada participante.
Em qualquer dessas operações, é necessário que a mesa tenha critérios objetivos claros, justos
e percetíveis. Também aqui se apela aos princípios da adequação, da necessidade e da

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proporcionalidade das medidas, dobrado pelo do igual tratamento dos acionistas. Tudo isto
deve ser temperado pela ponderação material das situações. Qualquer acionista que invoque SA
o direito à informação deve ver o seu pedido satisfeito. Só assim não será quando se torne
patente haver repetição ou não-pertinência no pedido. Todos tê, ainda, o direito a usar a c
palavra, pelo menos uma vez. A partir daí, qualquer repetição pode envolver prejuízo para o
direito dos outros. A limitação das inscrições é tecnicamente possível a partir do momento
em que o ponto em debate já esteja suficientemente esclarecido e que, sobre ele, tenham sido
prestadas as pertinentes informações. De modo a assegurar a igualdade, poderá ser
proclamado à assembleia, por exemplo, que só se admitirão inscrições nos próximos cinco
minutos ou até ao termo da intervenção em curso. Outro método poderá ser o de abrir um
397
período inicial de inscrições para todos os pontos, encerrando-o, de seguida. A limitação do
tempo de intervenção de cada participante é reclamada por todas as obras da especialidade,
já tendo sido considerada conforme a Constituição pelo exigente Tribunal Constitucional
alemão. Vários métodos são preconizados: pode-se anunciar previamente um limite geral de
10 ou 15 minutos para cada intervenção e, depois, fixar um de 5 minutos, quando a matéria
estiver mais esclarecida: o interveniente de 5 minutos já não terá, assim, uma pretensão de
igual tratamento perante o de 10. Numa assembleia bem dirigida, todos se apercebem com
facilidade do decurso dos trabalhos e do debate dos temas. A assembleia será a primeira a
sentir a desnecessidade de certas intervenções ou do seu prolongamento. Está hoje adquirido
na doutrina que o presidente da mesa da assembleia geral, ao dirigir os debates, limitando,
eventualmente, as inscrições e o tempo das intervenções, exerce um direito potestativo
próprio, diretamente conferido pela lei e pelos estatutos. Ele poderá, assim, conforme
entender, pedir ou não o consentimento da assembleia para as decisões que vá tomando. A
assembleia não tem poderes para avocar matéria processual de condução dos trabalhos nem,
muito menos, para, fora de qualquer agendamento e sem justa causa, destituir o presidente.
Embora seja o órgão máximo, a assembleia geral não é soberana, no sentido de fazer o que
entender. Trata-se de uma consequência da tutela dos valores em modo coletivo, destinada
a assegurar os interesses dos ausentes, das minorias e da própria sociedade, pela imagem de
estabilidade e de isenção que transmita para o mercado.

Admissão de propostas, recusa de votos e encerramento da reunião: o


presidente deve colocar à discussão e à votação todas as propostas que surjam na assembleia,
desde que consentâneas com a ordem do dia. Admitem-se, porém, exceções a esta regra.
Desde logo, o presidente deve ordenar as propostas em termos coerentes, procurando fundir
as similares. No caso de repetição manifesta, pode recusar admissões autónomas. De seguida,
o presidente pode recusar as propostas que deem azo a situações de nulidade (artigo 56.º
CSC), especialmetne se reacaírem sobre matéria alheia à ordem do dia. A decisão de recusa
é definitiva: dela não cabe recurso para a assembleia, em virtude da natureza própria dos
poderes do presidente. Todavia, o presidente deve estar consciente de que uma recusa
injustificada pode, no limite, conduzir a uma convocação judicial de nova assembleia: só
usará esse poder em casos manifestos e com o devido amparo técnico-jurídico. devem ainda
ser recusadas propostas, formuladas por acionistas em matérias sobre que não possam votar
(artigo 384.º, n.º6 CSC) ou que façam uso de ações inibidas (artigo 485.º, n.º3 e 487.º, n.º2
CSC, como exemplos). Vale um argumento a fortiori: se não pode votar, não pode propor. Já
quanto a propostas que originem deliberações anulávies (artigo 58.º CSC): o presidente deve
advertir a assembleia do vício e das possíveis consequ~encias; se a proposta persistir, deverá
pô-la à votação. Caberá, depois, às pessoas que tenham o dirieto (potestativo) de invocar o
vício exercê-lo, se quiserem e em tempo e local oportunos. O presidente deve recusar os

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votos ilícitos ou indevidos. Assim sucederá com os votos que violem proibições legais (artigo
384.º, n.º6 CSC, como exemplo) ou que contundam com a unidade do voto (artigo 385.º, SA
n.º1 CSC). E recusará também os votos que provenham de representantes não titulados ou
que ultrapassem os limites estatutários (artigo 384.º, n.º1, alínea b) CSC): tudo sem recurso c
para a assembleia e a título definitivo. O presidente, como foi dito, pode determinar
suspensões normais (artigo 387.º, n.º1 CSC). Mas não lhe cabe suspender os trabalhos da
assembleia apenas esta o poderá fazer, para data que não ultrapasse os 90 dias (artigo 387.º,
n.º2 CSC) e apenas por duas vezes (artigo 387.º, n.º3 CSC). A própria assembleia não poderá,
todavia, suspender arbitrariamente os seus trabalhos: iria, com isso, manter a minoria refém
daquilo que ela própria não quereria decidir, quanto ao fundo. Caberá, assim, ao presidente
398
recusar propostas de adiamento que não se mostrem fundamentadas. Entende-se, ainda, que
a assembleia deve ficar concluída no dia para que foi convocada. Todavia e dentro do
razoável, pode ser ultrapassada a marca da meia-noite. O encerramento da reunião,
proclamado pelo presidente, põe termo à assembleia enquanto tal e ao seu poder deliberativo.
Salvo força maior, o encerramento só pode ocorrer depois de esgotada a ordem do dia.
Pode´ra, todavia, consistir na única saída para situações de grande perturbação. O presidente
manterá, então, os poderes necessários para convocar nova reunião.
O presidente e a mesa: no desenvolvimento anterior, temos tratado o presidente da
mesa da assembleia como um órgão singular. Aliás, a própria lei põe como limite mínimo
um presidente e um secretário (artigo 374.º, n.º1 CSC). Todavia, é frequente –
particularmente nas sociedades abertas – os estatutos preverem uma mesa completa, com
presidente, vice-presidente e secretários. Pergunta-se, nessa altura, se a própria mesa funciona
como um órgão coletivo ou se o presidente conserva, individualmente, os poderes de
acompanhamento, de preparação e de condução da assembleia. As diversas referências legais
relevantes são, sempre, feitas ao presidente: não à mesa. Além disso, não vemos utilidade em
consagrar, frente à assembleia, um novo órgão coletivo, isto é: a própria mesa. Também esta
teria de ser convocada, de ter ordem do dia, de debater o que se lhe oferecesse e de deliberar,
se necessário com votação, elaborando-se uma ata. O presidente da mesa é, assim, um órgão
individual. O vice-presidente substitui-o, com plenos e próprios poderes, nas suas ausências.
Os secretários coadjuvam: podem ter uma tarefa complexa e delicada. O artigo 374.º-A CSC
alargou as incompatibilidades, a tutela perante a destituição e a remuneração, a todos os
membros da mesa. Fê-lo de modo a, claramente, reconhecer as funções de cada um,
valorizando os cargos em jogo.

§56.º - Composição, funcionamento e competência

Composição, representação e presenças: têm assento na assembleia, podendo aí


discutir e votar, os acionistas que, segundo a lei e o contrato, tiverem direito a, pelo menos,
um voto (artigo 379.º, n.º1 CSC). O contrato de sociedade pode exigir a titularidade de um
certo número de ações para conferir um voto: nessa altura, os detentores de menor número
podem agrupar-se de modo a completar o número exigido ou superior, sendo representados
por um dos agrupados (artigo 379.º, n.º5 CSC). O acionista pode fazer-se representar, nos
termos gerais. O artigo 380.º, n.º1 CSC reforça essa regra, proibindo o contrato de sociedade
de a contrariar. O artigo 380.º, n.º2 CSC dispõe sobre uma forma expedita de representação:

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carta assinada dirigida ao presidente da mesa. Entende-se que o contrato de sociedade possa
limitar a função de representante aos próprios acionistas; nada dizendo, a representação pode
ser assegurada por qualquer pessoa. A carta em causa funciona como procuração. Subjacente
SA
haverá um mandato ou outra figura, pela qual o representante assegurará os interesses do c
representado. Em assembleias concorridas, particularmente de sociedades abertas, pode
alguém solicitar representações a acionistas. Se ultrapassar o número de cinco acionistas, tem
aplicação o artigo 381.º CSC, claro e pormenorizado. Assinale-se que a iniciativa de pedir
representações não pode caber a pessoas com funções de fiscalização (artigo 381.º, n.º2 CSC).
Tratando-se de sociedades abertas, há ainda que ter em conta o artigo 23.º CVM. Além dos
acionistas com direito de voto, que têm o direito de comparecer na assembleia, a lei prevê
399
outras presenças, ainda que sem voto (salvo se forem também acionistas comum):
 Obrigatórias: os administradores e os membros dos órgãos de fiscalização; no caso
das assembleias anuais: os Revisores Oficiais de Contas que tenham examinado as
contas (artigo 379.º, n.º4 CSC); todos estes elementos podem intervir para prestar
esclarecimentos, para responder a questões ou para justificar e defender as propostas
que apresentem;
 Facultativas com direito à palavra: acionistas sem voto e obrigacionistas, salvo se
o contrato de sociedade determinar o contrário (artigo 379.º, n.º2 CSC);
 Facultativas sem direito à palavra: representantes comuns de titularidade de ações
preferenciais sem voto e de obrigacionistas (artigo 379.º, n.º3 CSC); outras pessoas
autorizadas pelo presidente, salvo revogação pela assembleia (artigo 379.º, n.º6 CSC).
Quórum, votos e maioria: a regra básica de quórum consta do artigo 383.º, n.º1 CSC:
salvo os casos de seguida indicados ou salvo o disposto no pacto social, a assembleia geral
pode deliberar, em primeira convocação, qualquer que seja o número de acionistas presentes
ou representados. Vê-se, logo por aqui, a importância das convocatórias e a necessidade de
proteger mesmo os ausentes. Ainda em primeira convocação, tratando-se de deliberar sobre
alteração do contrato, fusão, cisão, transformação, dissolução ou outros assuntos para os
quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, o quórum é de um terço do capital
social (artigo 383.º, n.º2 CSC). Em segunda convocação, a assembleia delibera seja qual for
o número de acionistas presentes ou representados e o capital detido (artigo 383.º, n.º3 CSC).
Na convocatória da assembleia pode logo ser fixada a segunda convocatória: contanto que
entre as datas desta e da primeira medeiem mais de 15 dias (artigo 383.º, n.º4 CSC). A cada
ação corresponde, supletivamente, um voto (artigo 384.º, n.º1 CSC). Pode o contrato de
sociedade desviar-se desta regra (artigo 384.º, n.º2 CSC):
 Fazendo corresponder um só voto a um certo número de ações, desde que sejam
abrangidas todas elas e caiba um voto, pelo menos, a cada 1000€ de capital;
 Proibindo que sejam contados votos acima de um certo número, quando emitidos
por um só acionista, em nome próprio ou, também, como representante de outro;
esta limitação pode ser estabelecida para todas as ações ou apenas para ações de uma
ou mais categorias, mas não para acionistas determinados (artigo 383.º, n.º3 CSC).
A lei estabelece ainda diversas proibições de voto: ora absolutas (o acionista não pode, de
todo, votar) ora relativas (não pode votar em certos assuntos), ora objetivas (certas ações não
permitem votar), ora subjetivas (o problema reside no titular das ações). Temos:
 O acionista em mora quanto à entrada não pode votar (artigo 384.º, n.º4 CSC);
recordemos que também não pode votar o detentor de ações próprias (artigo
324.º,n.º1, alínea a) CSC);

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 É proibido o voto plural (artigo 384.º, n.º5 CSC);


 Não é possível o voto, havendo conflito de interesses (artigo 384.º, n.º6 CSC): uma SA
norma imperativa (artigo 384.º, n.º7 CSC). c
O conflito de interesses ocorre quando a deliberação incida sobre:
a) Liberação de uma obrigação ou responsabilidade própria do acionista, quer nessa
qualidade quer na de membro de órgão de administração ou de fiscalização;
b) Litígio sobre pretensão da sociedade contra o acionista ou deste contra aquela, quer
antes quer depois do recurso a tribunal;
c) Destituição, por justa causa, do seu cargo de titular de órgão social;
d) Qualquer relação, estabelecida ou a estabelecer, entre a sociedade e o acionista, 400
estranha ao contrato de sociedade.
A última alínea em causa consigna uma ampla cláusula geral, que permite exclusões vastas,
nas mais diversas situações de conflito. A sua aplicação cabe ao presidente da mesa da
assembleia. A parti de 2006, admite-se o voto por correspondência. Segundo o artigo 384.º,
n.º9 CSC:
«Se os estatutos não proibirem o voto por correspondência, devem regular o seu exercício,
estabelecendo, nomeadamente, a forma de verificar a autenticidade do voto e de assegurar, até
ao momento da votação, a sua confidencialidade, e escolher entre uma das seguintes opções para
o seu tratamento:
«a) Determinar que os votos assim emitidos valham como votos negativos em relação a
propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à emissão do voto;
«b) Autorizar a emissão de votos até ao máximo de cinco dias seguintes ao da realização
da assembleia, caso em que o cômputo definitivo dos votos é feito até ao 8.º dia posterior
ao da realização da assembleia e se assegura a divulgação imediata do resultado da
votação».
Este esquema, que irá sendo aclarado pela prática, insere-se num grande movimento tendente
a facultar as assembleias virtuais, a representação e a participação dos acionistas. Os
comentadores assinalam um crescente interesse pela participação em assembleias, com uma
mediatização de temas societários antes reservados a especialistas. As próprias sociedades
tornam-se sensíveis à opinião pública dos seus acionistas, mesmo minoritários.
Fundamentalmente, os votos contam-se para apurar maiorias. O artigo 385.º CSC impõe a
regra da unidade do voto: um acionista com vários votos deve usá-los todos no mesmo
sentido (artigo 285.º, n.º1 CSC), sob pena de nulidade de todos eles (artigo 385.º, n.º1 CSC).
Impedem-se jogos menos claros ou a possibilidade de alguém votar uma proposta e, sendo
simultaneamente vencido, poder ainda impugná-la. Mas já assim não será se o acionista atuar
como representante de outrem: pode votar diversamente com os votos próprios e com os
do representado (artigo 385.º, n.º2 CSC) do qual pode, aliás, ter recebido instruções quanto
ao sentido de voto. Essa regra é aplicável às situações descritas no artigo 385.º, n.º3 CSC.
Quanto à maioria e ao seu apuramento, temos a considerar as regras seguintes (artigo 386.º
CSC):
 A assembleia delibere por maioria de votos emitidos, seja qual for a percentagem do
capital social presente e salvo disposição diversa da lei ou do contrato (n.º1);
 As abstenções não são contadas (n.º1, in fine);
 Nas eleições, havendo várias propostas, basta a maioria relativa (n.º2);

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 Quanto a alterações do contrato, fusão, cisão, transformação, dissolução ou outros


pontos assim previstos por lei ou pelos estatutos, a aprovação exige 2/3 dos votos SA
emitidos, em primeira ou segunda convocação (n.º3);
 Em segunda convocação, estando presente, pelo menos, metade do capital social, c
esses mesmos pontos podem ser aprovados por maioria simples (n.º4);
 Quando a lei ou o contrato exijam uma maioria qualificada determinada em função
do capital social, não são contadas para o cálculo dessa maioria as ações cujos titulares
estejam impedidos de votar, nem funcionam, a não ser que o contrato disponha
diferentemente, as limitações de voto permitidas pelo artigo 384.º, n.º2, alínea b) CSC
(n.º5); aparentemente, trata-se de facilitar a desblindagem dos estatutos, de modo a 401
facilitar operações de take over.
Competência: o artigo 373.º, n.º2 CSC fixa a competência da assembleia geral:
 Matérias atribuídas por lei;
 Matérias fixadas pelo contrato;
 Todas as outras não reservadas a outros órgãos.
Logo o n.º3 do mesmo preceito retira-lhes qualquer papel no campo da gestão, salvo a pedido
do órgão de administração. Os poderes de gestão vêm elencados no artigo 406.º CSC, cuja
alínea n) abarca qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira
deliberação do conselho. Também os poderes de representação cabem, em exclusivo, ao
conselho de administração (artigo 405.º, n.º2 CSC). Torna-se muito discutível afirmar alguma
competência residual da assembleia. No fundo, esta tem a competência que a lei ou o pacto
social lhe atribuam. O artigo 376.º, n.º1 CSC elenca a competência básica da assembleia geral
anual. Por todo o Código enxameiam as referência à assembleia ou a deliberações dos sócios.
Há que proceder a um levantamento cuidadoso da matéria. Além disso, a competência para
certo tema envolve:
 A competência para as questões instrumentais de que ele dependa;
 A competência para certas questões conexas.
Caso a caso haverá que interpretar as normas em presença, valorando em especial o seu
objetivo. A assembleia geral, para além dos seus poderes jurídico-societários, funciona ainda
como órgão de informação, de discussão e de descompressão. Ela tem um papel importante
na formação da opinião pública. Tem uma dimensão legitimadora que tende a ser posta em
relevo.

Capítulo VIII – Administração e Fiscalização das


Sociedades Anónimas

§58.º - Os modelos de organização

A evolução até ao Código Veiga Beirão: a organização das sociedades anónimas


evoluiu lentamente, durante o século XIX. Nos finais do século XX o fenómeno da

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integração europeia introduziu novos desenvolvimentos. As companhias coloniais


pressupunham já uma certa organização. No essencial, segundo o modelo da Companhia SA
Geral do Grão-Pará e Maranhão, a direção caberia a:
c
«(...) hum corpo político composto por hum Provedor, de oito Deputados, e de hum
Secretario(...)»
sendo que
«As eleiçoens do sobredito Provedor, Deputados e Conselheiros se farão sempre na Casa do
despacho da Companhia pela pluralidade de votos dos interessados, que nella tiverem cinco mil
cruzados de açoens, ou dahi para cima». 402

Tínhamos um embrião de assembleia geral e de administração. No Código Ferreira Borges,


a orgânica das sociedades era ainda mais incipiente; falava em administradores ou diretores,
tomados como mandatários temporários. Outros preceitos pressupunham decisões dos
sócios: porém, também se requeria, pura e simplesmente, o acordo de todos eles ou a
iniciativa de um. Faltavam preceitos que dessem corpo a uma assembleia geral. A Lei de 22
de Junho de 1867, sobre sociedades anónimas, consagraria finalmente a sua orgânica. Nela
surgem, com clareza, a administração e o conselho fiscal, para além, naturalmente, da
assembleia geral. Esta evolução é fácil de explicar. Por outro lado, assistia-se a um
aperfeiçoamento dogmático da própria Ciência do Direito das Sociedades. Por outro, a Lei
de 22 junho 1867, ao liberalizar a constituição das sociedades anónimas, tinha de providenciar
quanto a um esquema de fiscalização interna. Donde o conselho fiscal. Este sistema assentou
num único órgão de administração, sendo comum nos países latinos e nos anglo-saxónicos.
Ficou conhecido como o modelo monista ou latino. O sistema monista transitou para o
Código Veiga Beirão de 1888. No fundo, o Código Veiga Beirão mantinha-se tributário do
clássico pensamento oitocentista. Num certo retrocesso perante as companhias coloniais do
século XVIII, os administradores eram simples mandatários da sociedade, surgindo como
uma emanação da assembleia geral. Esta poderia a todo o tempo revogar o mandato, dando
ainda diretrizes aos administradores. A própria expressão conselho de administração era evitada.

As reformas de 1969 e 1986: modelos monista e dualista: a evolução no terreno


ditou que os administradores mandatários se viessem a institucionalizar num órgão coletivo:
o conselho de administração. A lei viria a reconhecê-lo essencialmente mercê dos problemas
postos pela fiscalização das sociedades anónimas e pela responsabilização dos
administradores. Após toda uma evolução e precedendo adequados estudos preparativos, em
1969 aperfeiçoou-se o esquema organizatório em jogo. Quanto aos administradores, veio
regular-se a sua responsabilidade. Fazendo-o, introduziu-se formalmente a expressão
conselho de administração, como meio de extrair responsabilidade de deliberações por ele
tomadas. No tocante ao conselho fiscal, começou-se por ampliar as suas obrigações. Os
membros do conselho fiscal receberam deveres específicos. Entretanto, foi aprovada, na
Alemanha e em 1937, uma primeira lei sobre as sociedades anónimas. Nesse importante
diploma, a administração surgiu sob uma filosofia diferente: os administradores não
operavam como uma emanação da assembleia geral; antes surgiam ex lege como um órgão
próprio, dotado de poderes de direção não-provenientes da assembleia. Esta era tomada
como um conjunto circunstancial de não-especialistas, porventura menos motivado para
encabeçar os interesses, a médio e a longo prazo, da empresa. Donde a necessidade de
reforçar a administração. As limitações intrínsecas da assembleia geral e a necessidade de,

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apesar disso, assegurar uma fiscalização eficaz da administração levaram o legislador alemão
a reafirmar um esquema bipartido ou dualista: SA
 O conselho de vigilância; c
 A direção.
O conselho de vigilância era eleito pela assembleia geral. Tinha poderes de acompanhamento
e de fiscalização e, ainda, certos poderes executivos. A direção era eleita pelo conselho de
vigilância, concentrando o essencial dos poderes de administração da sociedade. A este
modelo dualista chama-se, ainda, modelo germânico. O modelo germânico alargou-se a
outros países. A proposta da 5.ª Diretriz do Direito das Sociedades, relativa à estrutura das
sociedades anónimas, depois de modificada, veio igualmente permitir a escolha por um dos 403
dois modelos: monista ou dualista (artigo 2.º). A proposta acabaria, porém, por ser
abandonada. Por influência comunitária, designadamente do Regulamento n.º2157/2001, 8
de outubro, relativo à sociedade anónima europeia e que também permite a opção pelos
modelos monista ou dualista, outros países vieram abrir os dois modelos à escolha dos
interessados. Todos estes elementos pesaram sobre o legislador nacional, aquando da
preparação do Código das Sociedades Comerciais de 1986. Este Código, na versão original
do artigo 278.º, n.º1 CSC:
«A administração e a fiscalização da sociedade podem ser estruturadas segundo uma de duas
modalidades:
«a) Conselho de administração e conselho fiscal;
«b) Direção, conselho geral e revisor oficial de contas».
No desenvolvimento subsequente, tínhamos um Capítulo VI, relativo à administração e
fiscalização.
A reforma de 2006:
1. A mens legislatoris: a reforma introduzida em 2006 pretendeu atuar
profundamente no domínio da organização das sociedades anónimas. Trata-se de
uma reforma fortemente empenhada na prossecução de certos ideários. O legislador
de 2006 começa por, neste domínio, exprimir as intenções:
 De uma revisão aprofundada do governo das sociedade;
 De alargar às diversas sociedades regras elaboradas para as sociedades com
ações admitidas à negociação em mercados regulamentados (na gíria: ações
cotadas);
 De (aparentemente) juridificar o soft law, isto é: as regras assentes em
recomendações e regulamentos da CMVM.
Fica preparada a ideia de multiplicar os modelos de organização societária. Na própria mens
legislatoris, não se trataria, todavia, de prever três modelos onde antes só havia dois. Dentro
de cada modelo, os interessados poderiam introduzir variantes. Mas o legislador foi ainda
mais ambicioso. Mesmo no ius cogens, ainda haveria que introduzir alterações para tornar mais
competitivo o modelo dualista. Entre os fatores de distorção que o legislador entendeu
remover contam-se, antes de mais, os terminológicos. E à cabeça: os diretores (membros da
direção) das sociedades dualistas deveriam passar a administradores, por razões de prestígio
pessoal. este raciocínio esteve na base de uma remodelação linguística de grandes proporções,
que obrigaria a modificar muitas dezenas de artigos do Código das Sociedades Comerciais.

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2. A multiplicação dos modelos: na sequência do anunciado programa, o artigo


278.º CSC recebeu nova redação. O conselho de administração executivo e o SA
conselho geral e de supervisão equivalem aos antigos direção e conselho geral: trata-
se do modelo dualista germânico. A novidade estará na introdução do modelo c
comissão de auditoria: o anunciado terceiro modelo, de origem anglo-saxónica. Em
consequência destas alterações, depois desenvolvidas, o Capítulo VI da parte relativa
às sociedades anónimas ficou alterado. Todavia, os três modelos básicos albergam,
ainda, diversas possibilidades organizativas. Assim, o modelo dualista monista latino
(conselho de administração(conselho fiscal) pode, na realidade, ser (artigo 390.º, n.º2
CSC): 404
 Um modelo de conselho de administração;
 Um modelo de administrador único, por opção dos estatutos e quando o
capital social não exceda os 200.000€.
Além disso, o mesmo modelo ainda se pode subdidivir em (artigo 278.º, n.º2 CSC):
 Modelo com conselho fiscal;
 Modelo com fiscal único.
O modelo monista anglo-saxónico (comissão de auditoria) parece mais rígido, uma
vez que não comporta (aliás: por definição) a hipótese de um administrador único
(artigo 278.º, n.º5 CSC).
Já o modelo dualista admite, hoje, várias composições (artigo 424.º, n.º2 CSC):
 Um modelo de conselho de administração executivo;
 Um modelo de administrador único, por opção dos estatutos, e quando o
capital não exceda os 200.000€.
Além disso, os administradores executivos podem obedecer a dois submodelos
(artigo 435.º, n.º1 CSC):
 Um submodelo de designação pelo conselho geral e de supervisão;
 Um submodelo de designação pela assembleia geral, quando os estatutos
assim o determinem.
O Direito português das sociedades é o que mais hipóteses organizativas dá às suas
sociedades anónimas. No fundo, os modelos continuam a ser dois: o monista e o
dualista, uma vez que o modelo anglo-saxónico é um modelo monista, como
pacificamente tem sido entendido no Direito europeu. Agora dentro de cada um
deles, multiplicam-se, efetivamente, as sub-hipóteses.

§59.º - O Conselho de Administração

Aspetos gerais: o conselho de administração ou órgão coletivo composto pelos


administradores de uma sociedade anónima assume um papel central em todo o
desenvolvimento dogmático da administração das sociedades. Esse papel pode ser
explicitado nalgumas preposições:

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 O administrador da sociedade anónima constitui a matriz na base da qual se


desenvolveu toda a dogmática dos administradores das sociedades;
 As regras relativas ao administrador, no modelo monista latino, aplicam-se, em geral,
aos demais modelos das sociedades anónimas.
Boa parte das regras ora relevantes pertencem à Parte Geral do Direito das Sociedades. Como
tal foram tratadas. Queda-nos, agora, diversos aspetos específicos. O Código das Sociedades
Comerciais ocupa-se do conselho de administração em 23 artigos: artigos 390.º a 412.º CSC.
Mau grado a sua extensão, voltamos a frisar que a dogmática relacionada com esta matéria
foi estudada na Parte Geral: a sua sede própria.

Composição e designação: o conselho de administração é composto pelo número de 405


membros indicado no contrato de sociedade (artigo 390.º, n.º1 CSC). Ao contrário do que
sucede noutros Direitos, como o francês, a lei portuguesa não fixa números mínimo e
máximo. No silêncio do pacto, o número de administradores será ditado pela designação. O
artigo 390.º, n.º2 CSC admite, nas sociedades cujo capital social não exceda os 200.000€, um
administrador único: aplicam-se-lhe as regras próprias do conselho de administração, na
parte em que não pressuponham a pluralidade de administradores. Quanto aos requisitos dos
administradores:
 Podem ser ou não acionistas (artigo 390.º, n.º3 CSC);
 Devem ser pessoas singulares com capacidade jurídica plena (artigo 390.º, n.º3
CSC)M ficam afastados os menores, os interditos, os inabilitados cuja incapacidade
caia no âmbito de administração e os insolventes;
 Sendo designada uma pessoa coletiva: ela deve nomear uma pessoa singular para
exercer o cargo em nome próprio, ficando solidariamente responsável com ela (artigo
390.º, n.4º CSC).
Em regra, os administradores têm uma formação teórica e prática avançada. A lei exige-o,
em áreas sujeitas a especial supervisão: assim sucede no caso da banca (artigos 30.º e 31.º
RGIC). A designação dos administradores pode ocorrer segundo várias fórmulas. Eles,
podem ser designados:
 No próprio contrato de sociedade (artigo 391.º, n.º1 CSC);
 Por eleição da assembleia geral (idem, e 393.º, n.º1, alínea d) CSC);
 Por nomeação pelo Estado (artigo 392.º, n.º11 CSC);
 Por chamada de suplentes (artigo 393.º, n.º3, alínea a) CSC);
 Por cooptação (artigo 393.º, n.º3, alínea b) CSC);
 Por designação feita pelo conselho fiscal ou pela comissão de auditoria (artigo 393.º,
n.º3, alínea c) CSC);
 Por nomeação judicial (artigo 394.º, n.º1 CSC).
As circunstâncias em que devem ocorrer alguns destes modos de designação constam dos
respetivos preceitos legais: para aí remetemos. A eleição pode obedecer a regras especiais:
impostas pelo contrato ou pela própria lei. Com efeito, o contrato pode prever:
 Que a eleição dos administradores seja aprovada por votos correspondentes a
determinada percentagem de capital (artigo 391.º, n.º2, 1.ª parte CSC);
 Que a eleição de um certo número deles, não superior a um terço, seja aprovada pela
maioria de certas categorias de ações (artigo 391.º, n.º2, 2.ª parte CSC): mas não
podem essas categorias ter o direito de, ad nutum, designar administradores;

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 Que, até um terço, alguns administradores sejam eleitos em separado, entre pessoas
propostas em listas subscritas por grupos de acionistas, desde que nenhum possua
mais de 20% nem menos de 10% do capital social (artigo 392.º, n.º1 CSC); cada uma
SA
das listas a eleger deve propor, pelo menos, duas pessoas elegíveis para cada um dos c
cargos (n.º2), não podendo o mesmo acionista subscrever mais de uma lista (n.º3);
 Que uma minoria de acionistas que haja votado contra a proposta vencedora tenha
o direito de designar, pelo menos, um administrador, desde que ele represente pelo
menos 10% do capital (artigo 392.º, n.º6 CSC); a eleição é feita entre os minoritários
em causa (artigo 392.º, n.º7 CSC), substituindo o eleito maioritário menos votado ou
o que figura em último lugar na lista (idem); 406
 Que haja administradores suplentes (artigos 390.º, n.º5 e 392.º, n.º10 CSC).
De notar que, nas sociedades com subscrição pública ou concessionárias do Estado ou de
entidades a ele equiparada, é obrigatória a inclusão no contrato de alguns dos esquemas
incluídos no artigo 392.º CSC; havendo omissão, aplicam-se os números 6 e 7 (artigo 392.º,
n.º8 CSC). Esta regras obrigam a uma cuidada engenharia preparatória das eleições. Elas
podem ainda levar ao conselho de administração pessoas que, de todo, não tenham a
confiança da equipara dirigente. No fundo, elas pretendem evitar que os acionistas
minoritários se desinteressem pelas suas participações, vendendo-as com prejuízo para o
mercado. Na organização interna do conselho de administração haverá que conciliar esse
aspeto com a necessidade de cumprir a lei, tornando atrativo, para todos, o regime de
detenção de ações. A designação dos administradores é feita para um período de quatro anos,
o qual pode ser encurtado pelos estatutos (artigo 391.º, n.º3 CSC). Uma vez designados e
mau grado esse limite, os administradores mantêm-se em funções até nova designação, com
diversas ressalvas (artigo 391.º, n.º4 CSC): evita-se, assim, qualquer vazio de poder.

Suspensão e cessação: os administradores podem ser suspensos pelo conselho fiscal


ou pela comissão de auditoria (artigo 400.º, n.º1 CSC):
 Quando as suas condições de saúde os impossibilitem temporariamente de exercer
funções;
 Quando outras circunstâncias obstem a esse exercício por um período
presumivelmente superior a 60 dias e eles o solicitem ou se entenda que o interesse
da sociedade o exige.
O contrato de sociedade pode regulamentar os efeitos da suspensão, prevendo a lei
supletivamente: suspendem-se todos os seus poderes, direitos e deveres, salvo os que não
pressuponham o exercício efetivo de funções. Quanto a fundamentos de cessação, a lei indica:
 A falta definitiva, a declarar pela administração, quando ocorram faltas a reuniões,
seguidas ou interpoladas e sem justificação, em número superior ao fixado no
contrato (artigo 393.º, n.º1 CSC);
 A incapacidade superveniente, não removida no prazo de 30 dias, por declaração do
conselho fiscal ou da comissão de auditoria (artigo 401.º CSC);
 A reforma, com determinadas possibilidades conferidas à sociedade (artigo 402.º
CSC);
 A destituição, a todo o tempo, a deliberar pela assembleia (artigo 403.º CSC);
 A destituição judicial, com base em justa causa (artigo 403.º, n.º3 CSC);

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 A renúncia, mediante carta dirigida ao presidente do conselho de administração ou,


sendo este o renunciante, ao conselho fiscal ou à comissão de auditoria (artigo 404.º SA
CSC).
A destituição pode operar com ou sem justa causa. Neste último caso, a sociedade deve c
indemnizar condignamente o administrador destituído, sem limites quanto a danos
indemnizáveis, incluindo os morais. Há, hoje, uma confluência com as regras relativas à
gerência da sociedade por quotas. Tenha-se ainda presente que a regra da livre destituibilidade
dos administradores não prejudica as eleições por minoritários: estes só podem ser
destituídos com justa causa (artigo 403.º, n.º2 CSC). Quanto à noção de justa causa: o artigo
403.º, n.º4 CSC limita-se a explicitar: 407
 A violação grave dos deveres do administrador;
 A sua inaptidão para o exercício normal das respetivas funções.
Vale a integração sistemática que faz, deste tema, um ponto da Parte Geral.

Deveres e direitos: os administradores incorrem em múltiplos deveres. Assim:


 Devem prestar caução, nos termos e com as isenções do artigo 396.º CSC;
 Não podem celebrar negócios com a sociedade, salvo especiais condições (artigo
397.º CSC);
 Não podem exercer outras atividades na sociedade ou em sociedades que, com ela,
estejam em relações de domínio ou de grupo (artigo 398.º, n.º1 e 2 CSC); note-se, o
regime especial quanto ao contrato de trabalho;
 Não podem exercer atividades concorrentes, salvo autorização da assembleia geral
(artigo 399.º, n.º3 a 5 CSC).
Aplica-se-lhes quanto resulte do status geral de administrador, com as necessárias adaptações
e uma especial menção do artigo 64.º CSC. Quanto a direitos e poderes, cabe aos
administradores:
 Uma remuneração, fixada nos termos do artigo 399 CSC;
 O exercício pleno dos poderes inerentes ao seu cargo.
As precisas condições de remuneração do administrador devem ser fixadas ou acordadas
antes da aceitação. Depois disso: constituem um compromisso que todos devem respeitar.
Há que pôr termo à fácil demagogia cultivada em torno de certas remunerações. Estamos no
Direito Privado. A Justiça social é prosseguida pelo imposto.

Competência e funcionamento: o conselho de administração tem,


fundamentalmente:
 Poderes de gestão (artigo 405.º, n.º1 e 406.º CSC);
 Poderes plenos de representação (artigo 405.º, n.º2 CSC).
Apenas a pedido do próprio conselho pode a assembleia geral deliberar sobre questões de
gestão (artigo 373.º, n.º3 CSC). Os poderes de gestão podem ser delegados (artigo 407.º CSC),
surgindo a figura do presidente da comissão executiva (artigo 407.º, n.º6 CSC). A
representação e a vinculação da sociedade são explicitadas nos artigos 408.º e 409.º CSC:
concretizam as regras gerais, de acordo com as atuais exigências comunitárias. No
funcionamento do conselho de administração, cabe salientar o seu presidente (artigo 395.º
CSC). A ele cabe:
 Dirigir o conselho e as suas reuniões;

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 Com voto de qualidade.


As reuniões e deliberações do conselho seguem o regime do artigo 410.º CSC. O artigo 411.º, SA
n.º1 CSC considera nulas as deliberações do conselho de administração: c
a) Tomadas em conselho não convocado, salvo se todos os administradores tiverem
estado presentes ou representados, ou, caso o contrato o permita, tiverem votado
por correspondência;
b) Cujo conteúdo não esteja, por natureza, sujeita a deliberação do conselho de
administração;
c) Cujo conteúdo seja ofensivo dos bons costumes ou de preceitos legais imperativos.
O n.º3 do mesmo preceito reporta-se às deliberações anuláveis, as que violem disposições 408
quer da lei, quando ao caso não caiba a nulidade, quer do contrato de sociedade. O artigo
412.º CSC dispõe sobre a arguição da invalidade das deliberações. Trata-se de um preceito
com várias normas interpenetradas, que mais claro fica quando transcrito:
«1. O próprio conselho ou a assembleia geral pode declarar a nulidade ou anular deliberações
do conselho viciadas, a requerimento de qualquer administrador, do conselho fiscal ou de
qualquer acionista com direito de voto, dentro do prazo de um ano a partir do conhecimento da
irregularidade, mas não depois de decorridos três anos a contar da data da deliberação.
«2.Os prazos referidos no número anterior não se aplicam quando se trate de apreciação pela
assembleia geral de atos de administradores, podendo então a assembleia deliberar sobre a
declaração de nulidade ou anulação, mesmo que o assinto não conste da convocatória.
«3. A assembleia geral dos acionistas pode, contudo, ratificar qualquer deliberação anulável do
conselho de administração ou substituir por uma deliberação sua a deliberação nula, desde que
esta não verse sobre matéria da exclusiva competência do conselho de administração.
«4. Os administradores não devem executar ou consentir que sejam executadas deliberações
nulas».
A jurisprudência tem procurado precisar alguns aspetos em aberto. Assim, contra uma
deliberação inválida do conselho de administração, haverá que reagir, no plano cautelar, com
uma providência comum e não com uma suspensão de deliberação social. Já quanto ao
problema da legitimidade para a invocação das invalidades de deliberações do conselho de
administração, a doutrina e a jurisprudência estão divididas:
 Raúl Ventura: qualquer interessado poderia invocar tais invalidades, recorrendo à
via judicial, se necessário: Ac-. RPt 20 novembro 2003 e Ac. RPt 20 abril 2004;
 Carlos Osório de Castro: a invocação teria de ser feita previamente, na assembleia
geral: em princípio, Ac. Rpt 1 dezembro 1997, Ac. Rpt 4 fevereiro 2003 e Ac. Rpt 15
março 2004.
 Tribunal Constitucional entendeu que não era inconstitucional a via de só permitir
ao interessado o acesso aos tribunais depois de passar pela assembleia geral: tendo o
cuidado de explicar que não se pronunciava quanto ao fundo (Ac. TC n.º415/2003,
24 setembro 2003)
 Menezes Cordeiro: não pode deixar de ser dada plena razão a Raúl Ventura.
Qualquer posição jurídica dá azo à possibilidade de defesa judicial: trata-se de um
dado básico estruturante do nosso sistema – de qualquer sistema civilizado – no qual
mal ficaria virmos insistir (artigos 1.º e 2.º, n.º1 CPC e 20.º, n.º1 CRP). Uma
deliberação inválida do conselho de administração, sobretudo quando nula, não

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produz efeitos. Os próprios administradores não a devem executar ou consentir que


seja executada (artigo 412.º, n.º5 CSC). Fará algum sentido que alguém tenha de se SA
lhe submeter até que, porventura, uma assembleia geral se venha a pronunciar sobre
o tema, de modo que, depois se possa então recorrer para os tribunais? Obviamente c
que não. Quanto a deliberações anuláveis: quem tiver o direito potestativo de as
impugnar poderá fazê-lo: não há razão para aguardar por uma assembleia geral,
retomando o processo. Contra, vem-se invocar:
i. O silêncio do artigo 412.º CSC;
ii. Os riscos de insegurança para a vida social.
O artigo 412.º CSC dispõe sobre legitimidades extraordinárias para invocar a
409
invalidade de deliberações do conselho de administração. Não iria tudo repetir nem,
muito menos, recordar o óbvio: o acesso aos tribunais. Quanto à insegurança, o
argumento é reversível. Deixar uma invalidade em suspenso, aguardando por uma
assembleia geral para, depois dela, recorrer aos tribunais é ampliar, sem qualquer
vantagem, a insegurança que se pretende combater. As invalidades de deliberações
do conselho de administração podem ser invocadas por quaisquer interessados com
legitimidade para o fazer, nos termos gerais. E os mesmos interessados podem, se
necessário, defender a sua posição perante os tribunais: por ação ou por exceção.

§60.º - A fiscalização (conselho fiscal ou fiscal único)

Conselho fiscal ou fiscal único; qualidades: o artigo 413.º CSC fora alterado em
1996 e, de novo e profundamente, em 2006. Há, pois, que estar atento aos textos em vigor.
Estão aqui em causa as sociedades que tenham assumido o modelo de organização previsto
no artigo 278.º, n.º1, alínea a) CSC: monista, de tipo latino. Segundo o artigo 413.º, n.º1 CSC,
cabe, aí, a fiscalização:
a) A um fiscal único, que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisor
oficiais de contas, ou a um conselho fiscal; ou
b) A um conselho fiscal e a um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores
oficiais de contas que não seja membro daquele.
O recurso à solução indicada na alínea b) depende do pacto social. Ela será obrigatória,
todavia (artigo 413.º, n.º2 CSC):
«(...) em relação a sociedades que sejam emitentes de valores mobiliários admitidos à
negociação em mercado regulamentado e a sociedades que, não sendo totalmente dominadas
por outra sociedade que adote este modelo, durante dois anos consecutivos, ultrapassem dois
dos seguintes limites:
«i) Total do balanço – 100.000.000€;
«ii) Total das vendas líquidas e outros proveitos – 150.000.000€;
«iii) Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício – 150».
A composição do conselho fiscal bem como a pessoa do fiscal único devem ter as qualidades
inseridas no artigo 414.º CSC. Alguns aspetos:

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 O fiscal único deve ser Revisor Oficial de Contas ou Sociedade Revisora Oficial de
Contas e não pode ser acionista (artigo 414.º, n.º1 CSC); SA
 O conselho fiscal deve incluir um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade
Revisora Oficial de Contas, salvo se se optar pela modalidade do artigo 413.º, n.º1, c
alínea b) CSC (artigo 414.º, n.º2 CSC);
 Os restantes membros podem ser sociedades de advogados, de revisores oficiais de
contas ou acionistas, desde que sejam pessoas singulares capazes, com qualificações
e experiência (artigo 414.º n.º3 CSC);
 Tratando-se de sociedades que, obrigatoriamente, tenham conselho fiscal e Revisor
Oficial de Contas/sociedade Revisora Oficial de Contas, o conselho fiscal deve 410
contar, pelo menos, com um membro que tenha um curso superior adequado,
conhecimento em auditoria ou contabilidade e que seja independente (artigo 414.º,
n.º4 CSC);
 Em sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado
regulamentado, o conselho fiscal deve ser composto por uma maioria de membros
independente (artigo 414.º, n.º6 CSC).
A noção de independência vem expressamente tratada no artigo 414.º, n.º5 CSC:
«Considera-se independente a pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de interesses
específicos na sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua
isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:
«a) Ser titular ou atuar em nome ou por conta de titulares de participação qualificada igual ou
superior a 2% do capital social da sociedade;
«b) Ter sido reeleita por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada».
O artigo 414.º-A, n.º1 CSC compreende uma lista de incompatibilidades: extensa. Trata-se
de um campo em que o legislador de 2006 fez um patente esforço. Veremos a sua
concretização.

Designação, substituição e cessação: os membros do conselho fiscal ou o fiscal


único, bem como os suplentes, são eleitos pela assembleia geral por um período estabelecido
nos estatutos mas não superior a quatro anos (artigo 415.º, n.º1 CSC). O contrato ou a
assembleia designarão o presidente do conselho fiscal (artigo 415.º, n.º2 CSC), cabendo ao
próprio conselho fazê-lo quando isso não suceda (artigo 414.º-B CSC). O artigo 415.º, n.º3
a 5 CSC dispõe sobre substituições. Temos, ainda:
 Nomeação oficiosa do Revisor Oficial de Contas, pela Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas, quando falte (artigo 416.º CSC);
 Nomeação judicial do membro do conselho fiscal ou fiscal único, a pedido da
administração (que deve fazê-lo) ou de qualquer acionista (que pode fazê-lo) (artigo
417.º CSC);
 Nomeação judicial de um membro do conselho fiscal, a requerimento de minorias
(artigo 418.º CSC).
A assembleia geral só pode destituir os membros do conselho fiscal, o Revisor Oficial de
Contas ou o fiscal único que não tenham sido nomeados judicialmente e isso se ocorrer justa
causa (artigo 419.º, n.º1 CSC), devendo os interessados ser previamente ouvidos na
assembleia (artigo 419.º, n.º2 CSC). A destituição dos elementos judicialmente nomeados

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exige justa causa e decisão judicial (artigo 419.º, n.º3 CSC). Tudo isto é importante, para
acentuar o perfil independente das pessoas a quem caiba a fiscalização da sociedade. SA
Deveres e direitos: cada membro do conselho fiscal é responsável, devendo garantir essa c
sua responsabilidade através de caução ou de seguro (artigo 418.º-A, nº.1 CSC). O seguro
dos Revisores Oficiais de Contas rege-se por lei especial (artigo 418.º-A, n.º2 CSC). Cabe, a
todos, o exercício das inerentes funções, especificando o artigo 422.º, n.º1 CSC as seguintes
obrigações:
«a) Participar nas reuniões do conselho e assistir às assembleias gerais e bem assim às reuniões
da administração para que o presidente da mesma os convoque ou em que se apreciem as contas 411
do exercício;
«b) Exercer uma fiscalização conscienciosa e imparcial;
«c) Guardar segredo dos factos e informações de que tiverem conhecimento em razão das suas
funções, sem prejuízo do dever enunciado no n.º3 deste artigo;
«d) Dar conhecimento à administração das verificações, fiscalizações e diligências que tenham
feito e do resultado das mesmas;
«e) Informar, na primeira assembleia que se realize, de todas as irregularidades e inexatidões
por eles verificadas e bem assim se obtiveram os esclarecimentos de que necessitam para o
desempenho das suas funções;
«f) Registar por escrito todas as verificações, fiscalizações, denúncias recebidas e diligências que
tenham sido efetuadas e o resultado das mesmas».
Os membros do conselho fiscal – e o fiscal único (artigo 423.º-A CSC) – têm direito a uma
remuneração, a qual deve consistir numa quantia fixa (artigo 422.º-A, n.º1 CSC). A
remuneração é fixada pela assembleia geral ou por uma comissão de vencimentos (artigo
399.º, n.º1, ex vi artigo 422.º-A CSC). Além disso, os membros do conselho fiscal têm
múltiplos poderes, que podem exercer conjunta ou separadamente:
a) Obter da administração a apresentação, para exame e verificação dos livros, registos
e documentos da sociedade, bem como verificar as existências de qualquer classe de
valores, designadamente dinheiro, títulos e mercadorias;
b) Obter da administração ou de qualquer dos administradores informações ou
esclarecimentos sobre o curso das operações ou atividades da sociedade ou sobre
qualquer dos seus negócios;
c) Obter de terceiros que tenham realizado operações por conta de sociedade as
informações de que careçam para o conveniente esclarecimento de tais operações;
d) Assistir às reuniões da administração, sempre que o entendam conveniente.
Funcionamento e competência: o conselho fiscal é um órgão coletivo, dotado do
seu presidente, em termos já examinados. O artigo 423.º CSC dispõe quanto às suas reuniões
e deliberações:
«1. O conselho fiscal deve reunir, pelo menos, todos os trimestres;
«2. As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maioria, devendo os membros que com
elas não concordarem fazer inserir na ata os motivos da sua discordância

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«3. De cada reunião deve ser lavrada a ata no livro respetivo ou nas folhas soltas, assinada
por todos os que nela tenham participado. SA
«4. Das atas deve constar sempre a menção dos membros presentes à reunião, bem como um c
resumo das verificações mais relevantes a que procedam o conselho fiscal ou qualquer dos seus
membros e das deliberações tomadas.
«5. É aplicável o disposto no n.º9 do artigo 410.º CSC».
Nos termos da remissão efetuada neste último número, a reunião poderá ser virtual, se os
estatutos o não proibirem. A competência do conselho fiscal resulta dos poderes dos seus
membros e de diversos preceitos dispersos pelo Código. Além disso, o artigo 420.º, n.º2 CSC 412
elenca os pontos seguintes:
a) Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira;
b) Propor à assembleia geral a nomeação do revisor oficial de contas;
c) Fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de contas da sociedade;
d) Fiscalizar a independência do revisor oficial de contas, designadamente no tocante á
prestação de serviços adicionais.
A competência deve ser usada nos termos do artigo 420.º, n.º3 CSC, com especiais deveres
para o Revisor Oficial de Contas (artigo 420.º, n.º4 CSC). E sobre este recai ainda o dever de
vigilância pormenorizadamente explicitado no artigo 420.º-A CSC. Um preceito completo,
com diversas regras procedimentais. O artigo 421.º, n.º3 a 5 CSC atribui ainda, ao conselho
fiscal, a competência para deliberar a contratação da prestação de serviços de peritos. Para
esse efeito, os próprio membros do conselho fiscal têm poderes de representação: em
derrogação da regra (quase) absoluta de que tais poderes só cabem ao conselho de
administração.

§61.º - Comissão de auditoria

Generalidades; composição, designação e destituição: a comissão de auditoria


é um órgão das sociedades que tenham optado pelo modelo organizatório previsto no artigo
278.º, n.º1, alínea b) CSC: monista, de tipo anglo-saxónico. Fundamentalmente, ela é
composta por parte dos membros do conselho de administração, que não têm funções
executivas. Trata-se de matéria que foi introduzida, ex novo, em 2006. Na prática, este sistema
já era reconhecido entre nós: os administradores não executivos de certas sociedades
anónimas, iam exercendo um acompanhamento vigilante sobre a comissão executiva. A
novidade de 2006 foi, nesses casos:
 Intensificar os poderes da comissão de auditoria;
 Exigindo, para os seus membros, acrescidos requisitos;
 E dispensando as sociedades, nesses casos, do conselho fiscal.
A comissão de auditoria é composta pelo número de membros fixado nos estatutos, no
mínimo de três (artigo 423.º-B, n.º2 CSC). É-lhes vedado o exercício de funções executivas,
aplicando-se-lhes o regime das incompatibilidades previsto no artigo 424.º-A CSC (artigo
423.º-B, n.º3 CSC). Quando se trate de sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos

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à negociação em mercado regulamentado e nas que atinjam os critérios do artigo 413.º, n.º2,
alínea a) CSC, a comissão de auditoria deve incluir, pelo menos, um membro que: SA
 Tenha um curso superior adequado; c
 Tenha conhecimentos em auditoria ou contabilidade;
 Seja independente, nos termos do artigo 414.º, n.º5 CSC.
Se se tratar de sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado
regulamentado, a maioria dos membros da comissão de auditoria deve ser independente. Os
membros da comissão de auditoria são designados em conjunto com os demais
administradores, pela assembleia geral (artigo 423.º-C, n.º1 CSC). A assembleia pode designar
o presidente da comissão; se o fizer, o poder em causa cabe à própria comissão (artigo 423.º- 413
C, n.º2 CSC). Quanto à destituição: ela só é possível com justa causa (artigo 423.º-E, n.º1
CSC).

Direitos e deveres: os membros da comissão de auditoria têm uma remuneração que


deve consistir numa quantia fixa (artigo 423.º-D CSC). Também ela deverá ser fixada pela
assembleia geral ou pela comissão de vencimentos. Os membros da comissão de auditoria
têm múltiplos deveres funcionais, sendo de reter os elencados no artigo 423.º.-G, n.º1 CSC:
a) Participar nas reuniões da comissão de auditoria, que devem ter, no mínimo,
periodicidade bimensal;
b) Participar nas reuniões do conselho de administração e da assembleia geral;
c) Participar nas reuniões da comissão executiva onde se apreciem as contas do
exercício;
d) Guardar segredo dos factos e informações de que tiverem conhecimento em razão
das suas funções, sem prejuízo do disposto no n.º3 do presente artigo;
e) Registar por escrito todas as verificações, fiscalizações, denúncias recebidas e
diligências que tenham sido efetuadas e o resultado das mesmas.
Ao presidente da comissão de auditoria cabe o dever de vigilância referido no artigo 420.º-A
CSC (artigo 423.º-G, n.º2 CSC), bem como efetuar participações ao Ministério Público
(artigo 423.º-G, n.º3 CSC). Cumpre sempre atentar nas remissões do artigo 423.º-H CSC.

Competência: a competência da comissão de auditoria é lata. Vem sumariada no artigo


423.º-F CSC:
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes
servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a
extensão da caixa e as existências de qualquer espécie dos bens ou valores
pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;
e) Verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas;
f) Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pela
sociedade conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados;
g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o
relatório, contas e propostas apresentados pela administração;
h) Convocar a assembleia geral, quando o presidente da respetiva mesa o não faça,
devendo fazê-lo;

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i) Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e


do sistema de auditoria interna, se existentes; SA
j) Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por acionistas,
colaboradores da sociedade ou outros; c
l) Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira;
m) Propor à assembleia geral a nomeação do revisor oficial de contas;
n) Fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de contas da sociedade;
o) Fiscalizar a independência do revisor oficial de contas, designadamente no tocante à
prestação de serviços adicionais;
p) Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus
414
membros no exercício das suas funções, devendo a contratação e a remuneração dos
peritos ter em conta a importância dos assuntos a eles cometidos e a situação
económica da sociedade;
q) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato de sociedade.
Os pontos em causa pressupõem uma efetiva profissionalização. Aguarda-se, agora, a
aplicação do novo modelo.

§62.º - Conselho de administração executivo

Generalidades; composição, designação e destituição: o conselho de


administração executivo equivale à direção das sociedades anónimas que hajam optado pelo
modelo dualista ou germânico. O legislador de 2006 redenominou o órgão por entender que
a designação diretores, equivalendo aos comuns diretores de serviços, não era do agrado dos
dirigentes societários; estes, preferindo o tratamento de administradores, optariam pelo
modelo monista. O conselho de administração executivo é composto pelo número de
administradores fixado no contrato (artigo 424.º, n.º1 CSC). Não excedendo o capital social
os 200.000€, pode haver um administrador único (artigo 424.º, n.º2 CSC). Quanto à
designação (artigo 425.º, n.º1 CSC): ela é feita,
 Nos estatutos; ou,
 Pelo conselho geral ou de supervisão; ou
 Pela assembleia geral, se assim o determinarem os estatutos.
Esta última hipótese foi aditada em 2006. Se bem se pensar, ela altera qualitativamente o
modelo, aproximando-o do monista. Na verdade, a chave do dualismo está na articulação
entre a direção e o conselho de vigilância, dependendo aquela deste. Caso a direção passe a
depender – e a responder – diretamente perante a assembleia geral, ela ganha uma
legitimidade e um protagonismo contrário a toda a lógica do modelo e ficando o conselho
geral remetido para um (mero) órgão de fiscalização. A substituição vem tratada no artigo
425.º, n.º5 CSC. Os administradores podem não ser acionistas, aplicando-se a
incompatibilidade do artigo 425.º, n.º6 CSC. É ainda possível uma nomeação judicial (artigo
426.º CSC). Quanto à destituição: ela vem tratada no artigo 430.º CSC que, aparentemente e
após a reforma de 2006, suprimiu o requisito de justa causa antes inserido nesse preceito.
Todavia, têm aplicação as regras acima recordadas quanto aos administradores: a destituição
é sempre possível; mas se não se basear em justa causa, obriga a indemnizar. Competente
para a destituição será o conselho geral e de supervisão ou a assembleia geral, consoante o

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órgão estatutariamente indicado para a eleição (artigo 430.º, n.º1 CSC). De qualquer modo,
o conselho geral pode decidir sempre a suspensão até dois meses.
SA
Posição jurídica, funcionamento e competência: a posição jurídica dos c
administradores executivos é, em grande parte, semelhante á dos administradores proprio sensu.
Todo o esquema subjacente aos artigos 426.º a 429.º CSC é, no fundo, o de uma remissão.
E é ainda sob o signo da remissão que a lei trata em conjunto (artigo 433.º CSC). Quanto à
competência: rege o artigo 431.º CSC, também na base de remissões. Dispõe:
«1. Compete ao conselho de administração executivo gerir as atividades da sociedade, sem
prejuízo do disposto no n.º1 do artigo 442.º. 415
«2. O conselho de administração executivo tem plenos poderes de representação da sociedade
perante terceiros, sem prejuízo do disposto na alínea c) do artigo 441.º.
«3. Aos poderes de gestão e de representação dos administradores é aplicável o disposto nos
artigos 406.º, 408.º e 409.º, com as modificações determinadas pela competência atribuída na
lei ao conselho geral e de supervisão».

Relações com o conselho geral e de supervisão: o artigo 432.º CSC, de


considerável extensão, regula as relações do conselho de administração executivo com o
conselho geral e de supervisão. Trata-se de um ponto delicado, na lógica do sistema dualista.
Logo na base dessas relações encontramos diversos deveres de comunicação:
a) Pelo menos uma vez por ano, a política de gestão que tenciona seguir, bem como os
factos e questões que fundamentalmente determinaram as suas opções;
b) Trimestralmente, antes da reunião daquele conselho, a situação da sociedade e a
evolução dos negócios, indicando designadamente o volume de vendas e prestações
de serviços;
c) Na época determinada pela lei, o relatório completo da gestão, relativo ao exercício
anterior.
Seguem-se deveres de informação específicos, quanto a negócio significativos (artigo 432.º,
n.º2 CSC), incluindo ocorrências relativas a sociedades que se encontrem em relação de
domínio ou de grupo (artigo 432.º, n.º3 CSC). Por seu turno, o presidente do conselho geral
e de supervisão pode exigir as informações que entenda convenientes (artigo 432.º, n.º4 CSC).
Cabe-lhe ainda, em conjunto com os modelos referidos no artigo 432.º, n.º5 CSC, assistir às
reuniões do conselho de administração executivo, devendo fazê-lo quando sejam apreciadas
as contas (artigo 432.º, n.º6 CSC). Opera, ainda, uma regra de colegiabilidade (artigo 432.º,
nº.7 CSC).

§63.º - Conselho geral e de vigilância

Generalidades; composição, designação e substituição: o conselho geral e de


vigilância resultou da redenominação, levada a cabo em 2006, do conselho geral previsto na
versão inicial do Código. Este, por seu turno, equivale ao conselho de vigilância alemão,
sendo elemento chave do sistema dualista. A transposição para o Direito português dá azo a
uma realidade não rigorosamente coincidente com a da entidade dadora. O desvio mais se

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acentua quando, na sequência da reforma de 2006, a direção (aliás: o conselho de


administração executivo) seja eleita diretamente pela assembleia geral. Temos, de todo o SA
modo, uma abertura organizatória para as empresas nacionais que pode, in concreto, ter o
maior interesse. O Código dedica-lhe doze artigos (artigos 434.º a 445.º CSC), por vezes c
densos. A composição do conselho geral e de vigilância resulta do contrato de sociedade. A
lei (artigo 434.º, n.º1 CSC) apenas exige que os seus membros sejam em número superior ao
dos administradores executivos. Operam diversas remissões designadamente para o artigo
414.º-A CSC, que fixa incompatibilidades para os membros do conselho fiscal. A remissão
deve ser interpretada em termos restritivos, dados os valores em presença. Na falta de
autorização do conselho de vigilância, os membros em causa não podem desenvolver
416
atividades concorrentes com as da sociedade (artigo 434.º, n.º5 CSC). Há também
incompatibilidades entre as funções de administrador executivo (a epígrafe do artigo 437º
CSC continua a falar em diretor) e as de membro do conselho geral e de supervisão (artigo
437.º CSC). Os membros do conselho geral e de supervisão são designados no pacto social
ou eleitos pela assembleia geral ou constitutiva. Quanto a regras especiais de eleição e quanto
ao seu presidente operam remissões para o modo de eleição dos membros do conselho de
administração (artigo 435.º, n.º2 e 3 e 436.º CSC). As substituições fazem-se por apelo a
suplentes ou por eleição em assembleia geral (artigo 438.º CSC). Havendo falta de membros,
pode recorrer-se à nomeação judicial (artigo 439.º CSC).
Posição jurídica e funcionamento: os membros do conselho geral e de vigilância
podem ter direito a remuneração, nos termos do artigo 440.º CSC: fixada pela assembleia
geral ou por uma comissão de vencimentos. Estão adstritos a um dever de segredo (artigo
441.º-A CSC) e ao prescrito no artigo 445.º, n.º1 CSC, quanto aos negócios com a sociedade.
Devem, ainda, garantir a sua responsabilidade (artigo 445.º, n.º3 CSC). O conselho pode
funcionar em plenário ou em comissões. Estas são nomeadas, de entre os seus membros,
para funções específicas (artigo 444.º, n.º1 CSC). Nas sociedades emitentes de valores
mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado e nas que atinjam os critérios
referidos no artigo 413.º, n.º2, alínea a) CSC, o conselho deve constituir uma comissão para
as matérias financeiras referidas nas alíneas f) a o) do artigo 441.º (artigo 444.º, n.º2 CSC),
comissão essa que deve incluir, pelo menos, um membro que tenha um curso superior
adequado ao exercício das suas funções e conhecimentos em auditoria e contabilidade e que
seja independente, nos termos do artigo 414.º, n.º5 CSC. Às reuniões e deliberações do
conselho geral ou de supervisão aplica-se o disposto quanto às do conselho de administração
comum, com as seguintes adaptações (artigo 445.º, n.º2 CSC):
a) O conselho geral e de supervisão deve reunir, pelo menos, uma vez em cada trimestre;
b) A convocação pode ser feita pelo conselho de administração executivo, se o
presidente do conselho geral e de supervisão não o tiver convocado para reunir
dentro de 15 dias seguintes à receção do pedido por aquele formulado;
c) O pedido de declaração de nulidade de deliberação pode ser formulado por qualquer
administrador ou membro do conselho geral e de supervisão.
Competência: a competência do conselho geral e de vigilância é, no essencial, de índole
fiscalizadora. Assim e na longa enumeração do artigo 441.º CSC, ela abrange:
a) Nomear e destituir os administradores, se tal competência não for atribuída nos
estatutos à assembleia geral;

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b) Designar o administrador que servirá de presidente do conselho de administração


executivo e destituí-lo, se tal competência não for atribuída nos estatutos à assembleia SA
geral, sem prejuízo do disposto no artigo 436.º;
c) Representar a sociedade nas relações com os administradores; c
d) Fiscalizar as atividades do conselho de administração executivo;
e) Vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade;
f) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a
regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de
suporte, assim como a situação de quaisquer bens ou valores possuídos pela
sociedade a qualquer título;
417
g) Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pela
sociedade conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados;
h) Dar parecer sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
i) Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e
do sistema de auditoria interna, se existentes;
j) Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por acionistas,
colaboradores da sociedade ou outros;
k) Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira;
l) Propor à assembleia geral a nomeação do revisor oficial de contas;
m) Fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de contas da sociedade;
n) Fiscalizar a independência do revisor oficial de contas, designadamente no tocante à
prestação de serviços adicionais;
o) Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus
membros no exercício das suas funções, devendo a contratação e a remuneração dos
peritos ter em conta a importância dos assuntos a eles cometidos e a situação
económica da sociedade;
p) Elaborar anualmente um relatório sobre a sua atividade e apresentá-lo à assembleia
geral;
q) Conceder ou negar o consentimento à transmissão de ações, quando este for exigido
pelo contrato;
r) Convocar a assembleia geral, quando entenda conveniente;
s) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo contrato de
sociedade.
Além disso, o artigo 442.º CSC permite que o contrato de sociedade atribua, ao conselho
geral e de vigilância, determinados poderes de gestão. Mais especificadamente: a necessidade
de ele dar um consentimento prévio para a prática, pelo conselho de administração executivo,
de certas categorias de atos. Havendo recusa, pode o conselho de administração submeter a
divergência à assembleia geral, nos termos do artigo 442.º, n.º2 CSC. O conselho geral e de
vigilância pode ainda ter certos poderes de representação, para o que designará dois dos seus
membros (artigo 443.º, n.º1 CSC). Tais poderes manifestam-se:
 Nas relações com os administradores;
 Na contratação de peritos;
 No requerimento de atos de registo comercial.

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§64.º - Revisor Oficial de Contas


SA
c
A reforma de 1999; a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: no uso da
autorização legislativa concedida pela Lei n.º125/99, 20 de agosto, o Governo aprovou o
Decreto-Lei n.º487/99, de 18 novembro, relativo à Ordem dos Revisores Oficias de Contas.
O novo diploma, desde logo e à cabeça, veio instituir, em Ordem, a organização dos
Revisores Oficias de Contas. Fica implicada, por razões culturais e jurídico-científicas toda
uma filosofia importante de independência, de deontologia especializada e de especial
exigência no acesso e no exercício da profissão. Para além disso, o diploma teve em vista 418
adaptar o Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas:
 Às modificações ocorridas, a nível interno, na legislação comercial e no mercado
mobiliário;
 Às exigências de harmonização comunitária;
 À crescente relevância reconhecida aos Revisores Oficiais de Contas na defesa do
interesse público, subjacente à credibilidade do exame às contas de empresas e outras
entidades.
O novo Estatuto anunciava medidas inovatórias do tipo seguinte:
 A exigência de licenciatura para o acesso à profissão;
 A instituição de exames e do estágio;
 A sujeição à intervenção de Revisor Oficial de Contas de quaisquer empresas ou
outras entidades com contabilidade organizada;
 A instituição do conselho superior e do conselho diretivo;
 Diversas regras quanto à Ordem e aos honorários.
É à luz de toda esta evolução que deve ser entendida a matéria atinente aos Revisores Oficiais
de Contas, tal como ocorre no Código das Sociedades Comerciais.
A designação: o revisor oficial de contas faz parte da organização (artigo 446.º, n.º1 CSC):
 Das sociedades de tipo monista anglo-saxónico (artigo 278.º, n.º1, alínea b)
CSC): conselho de administração compreendendo uma comissão de auditoria e
Revisor Oficial de Contas;
 Das sociedades de tipo dualista (artigo 278.º, n.º1, alínea c) CSC): conselho de
administração executivo, conselho geral e de supervisão e Revisor Oficial de Contas;
 Das sociedades de tipo monista tradicional ou latino (artigo 413.º, n.º1 CSC):
quando se trate de um fiscal único ou, a aditar ao conselho fiscal, perante emitentes
de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado e a
sociedades que ultrapassem os critérios do artigo 413.º, n.º2, alínea a) CSC.
A designação é feita pela assembleia geral, por um período não superior a quatro anos e sob
proposta da comissão de auditoria, do conselho geral ou de supervisão, da comissão para as
matérias financeiras ou do conselho fiscal, conforme os casos (artigo 446.º, n.º2 CSC). Nos
termos gerais, em vez de Revisor Oficial de Contas, pode ser designada uma sociedade de
revisores oficiais de contas. Caber-lhe-ão as funções previstas no artigo 420.º, n.º1, alíneas c),
d), e ) e f) CSC. A matéria da designação do Revisor Oficial de Contas tem levantado algum
contencioso, designadamente quando haja que recorrer à nomeação judicial. Assim:

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 O Revisor Oficial de Contas designado pela gerência deve ser ratificado pela
assembleia geral; não vale como ratificação tácita a aprovação das contas por ele SA
assinadas;
 A não ratificação de um Revisor Oficial de Contas pela assembleia não constitui mera c
invalidade sanável pela renovação de uma deliberação;
 Não é inconstitucional a designação judicial de um fiscal único.
Como vetor básico retiramos, destas orientações, um princípio de dignificação do papel do
Revisor Oficial de Contas. Trata-se de uma área onde será de esperar desenvolvimentos
jurídico-societários importantes.
419

§65.º - Secretário da sociedade

Instituição do cargo e designação: o Capítulo relativo à administração e à


fiscalização das sociedades anónimas encerra com uma Secção VII: secretário da sociedade.
Trata-se de uma figura introduzida em 1996, pelo mesmo diploma que introduziu a figura da
sociedade unipessoal por quotas. A secção aditada ocupa-se do secretário em seis preceitos:
artigos 446.º-A a 446.º-F CSC. O secretário é designado pelos sócios, no ato de constituição
da sociedade (artigo 446.º-A, n.º1 CSC). Pode, igualmente, ser designado pelo conselho de
administração ou pelo conselho de administração executivo (artigo 446.º-A, n.º2 CSC). É
possível um suplente. A escolha deve recair sobre pessoa habilitada com curso superior ou
solicitador; a função não pode ser exercida em mais de 7 sociedades, salvo se coligadas (artigo
446.º-A, n.º3 CSC). O cargo está sujeito a registo (artigo 446.º-E CSC) e o secretário é
responsável, civil e criminalmente, pelos atos que praticar no exercício das suas funções
(artigo 446.º-F CSC).

Competência e perfil: a competência do secretário da sociedade resulta do artigo 446.º-


B CSC. Segundo o n.º1 desse preceito, para além de outros pontos fixados no contrato de
sociedade, compete ao secretário:
a) Secretariar as reuniões dos órgãos sociais;
b) Lavrar as atas e assiná-las conjuntamente com os membros dos órgãos sociais
respetivos e o presidente da mesa da assembleia geral, quando desta se trate;
c) Conservar, guardar e manter em ordem os livros e folhas de atas, as listas de
presenças, o livro de registo de ações, bem como o expediente a eles relativo;
d) Proceder à expedição das convocatórias legais para as reuniões de todos os órgãos
sociais;
e) Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais apostas nos documentos da
sociedade;
f) Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos livros da sociedade ou
dos documentos arquivados são verdadeiras, completas e atuais;
g) Satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações formuladas pelos acionistas
no exercício do direito à informação e prestar a informação solicitada aos membros
dos órgãos sociais que exercem funções de fiscalização sobre deliberações do
conselho de administração ou da comissão executiva;

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h) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de sociedade em vigor, bem como


a identidade dos membros dos diversos órgãos da sociedade e quais os poderes de SA
que são titulares;
i) Certificar as cópias atualizadas dos estatutos, das deliberações dos sócios e da c
administração e dos lançamentos em vigor constantes dos livros sociais, bem como
assegurar que elas sejam entregues ou enviadas aos titulares de ações que as tenham
requerido e que tenham pago o respetivo custo;
j) Autenticar com a sua rubrica toda a documentação submetida à assembleia geral e
referida nas respetivas atas;
k) Promover o registo dos atos sociais a ele sujeitos.
420
Segundo o n.º2 desse preceito, as certificações referidas nas alíneas e), f) e h) acima transcritas
substituem, para todos os efeitos legais, a certidão do registo comercial (aliás, subjacente à
criação da figura que falamos aqui). A figura do secretário pode ter um especial interesse
prático, sobretudo nas sociedades de grande porte. Quanto ao seu perfil: estamos perante
um elemento instrumental que apoia os diversos órgãos sociais.

§66.º - Apreciação anual da situação da sociedade

O dispositivo legal: o Código das Sociedades Comerciais, num capítulo autónomo (o


VIII) consigna as regras sobre a apreciação anual da situação da sociedade. Trata-se de uma
matéria prescritiva simples, com o seguinte apanhado:
 Artigo 451.º CSC: exame das contas nas sociedades com conselho fiscal e com
comissão de auditoria;
 Artigo 452.º CSC: apreciação pelo conselho fiscal e pela comissão de auditoria;
 Artigo 453.º CSC: exame das contas nas sociedades com conselho geral e de
supervisão;
 Artigo 454.º CSC: Deliberação do conselho geral (revogado);
 Artigo 454.º CSC: Apreciação geral da administração e da fiscalização.
Os preceitos em causa complementam a competência dos órgãos envolvidos. Eles devem
ser aproximados de uma disciplina de prestação de contas cuja autonomia se vem afirmando,
na prática.

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Capítulo IX – Publicidade de Participações e Abuso de


SA
Informação
c

§67.º - Publicidade de participações

O dever de comunicar: os artigos 447.º e 448.º CSC, inseridos num Capítulo intitulado 421
publicidade de participações e abuso de informações, impõe, a certas pessoas, o dever de
comunicar à sociedade determinadas participações que detinham. Tais participações serão,
depois, publicitadas pela sociedade, no seu relatório anual. Estes preceitos têm um Âmbito
de aplicação geral. Dobram, assim, preceitos mobiliários similares, que se destinam a
sociedades abertas. O dever de comunicar incide, primeiro, sobre os membros dos órgãos
de administração e de fiscalização das sociedades anónimas. Abrange participações latas:
ações e obrigações e isso no tocante a aquisições, onerações ou cessações de titularidade:
quer da própria sociedade, quer de outras que, com ela, estejam em situação de domínio ou
de grupo (artigo 447.º, n.º1CSC). O dever abrange não só as titularidades próprias mas,
também, as do cônjuge ou de outras pessoas, referidas no artigo 447.º, n.º2 CSC e que, com
o titular, tenham as relações de proximidade aí enunciadas. A lei regula o modo de
comunicação e o seu tempo, bem como a publicação no relatório anual (artigo 447.º, n.º4 a
7 CSC). A falta culposa do cumprimento do dever de comunicar origina justa causa de
destituição (artigo 447.º, n.º8 CSC). Também os acionista titulares de ações AO
PORTADOR não registadas, titulares de, pelo menos, um décimo, um terço ou metade do
capital de uma sociedade, devem comunicar à sociedade o número de ações próprias e as de
pessoas em relação de proximidade, referidas no artigo 447.º, n.º2 (artigo 448.º, n.º1, in fine
CSC). Tais comunicações são feitas, no prazo de trinta dias e por escrito, ao órgão de
administração e ao órgão de fiscalização (artigo 448.º, n.º3 CSC). A lista das pessoas em causa
é publicada em anexo ao relatório anual (artigo 448.º, n.º4 CSC). Não há, pois, titularidades
significativas secretas.

§68.º - Abuso de informação (insider trading)

Aspetos gerais: os artigos 449.º e 450.º CSC reportam-se ao abuso de informação,


vulgarmente referido como insider trading. Trata-se de um tema introduzido a propósito das
sociedades anónimas mas que assume um especial relevo mobiliário. Tem ainda merecido
especiais intervenções do legislador europeu. Todavia, estamos, materialmente, perante um
tema clássico do Direito das Sociedades Comerciais. Há que lhe prestar algum cuidado. O
mercado mobiliário pode ser apontado como uma decorrência da democratização do capital
das sociedades. Tal democratização, iniciada nos Estados Unidos e aprofundada, em todo o
mundo, ao longo do século XX, parece não ter hoje alternativas credíveis. Seja na base de
puras ordenações do Estado, seja através de organizações privadas auto-regulamentadas,
foram-se fixando quadros normativos próprios aplicáveis às bolsas de valores ou, mais

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latamente, ao mercado mobiliário. Essas regras visavam, no essencial, assegurar a justiça e a


regularidade dos mercados e, sobretudo: incentivar e manter a confiança do público na
excelência do setor mobiliário. Efetivamente, a existência de um mercado alargado depende
SA
da convicção generalizada de que os capitais de cada um, mesmo pequenos, estão igualmente c
protegidos, tendo tantas probabilidades de ganho como quaisquer outros. E o relevo da
confiança merecida pelos mercados torna-se tanto mais ponderoso quanto mais numerosas
forem as alternativas. Falamos de alternativas ao próprio mercado mobiliário e em
alternativas mobiliárias: a livre circulação de capitais permite que o operador, eventualmente
descontente com uma determinada praça, dirija os seus investimentos para outra que lhe dê
mais garantias de idoneidade e de bom funcionamento. Um dos aspetos que as regras
422
atinentes aos mercados mobiliários mais têm procurado acautelar têm a ver com a prevenção
e a repressão do uso (e abuso) de informação privilegiada ou insider trading, base de um
autêntico Direito de informação privilegiada. Trata-se de uma dimensão que se impôs a partir da
década de sessenta do século XX: havia que regular a situação das pessoas que, por
circunstâncias várias, estivessem na posse de informações desconhecidas do mercado e que
pudessem relevar para a formação das cotações. Em abstrato, haveria duas possibilidades a
considerar:
 Ou se vedava o mercado a pessoas que, pela sua posição, pudessem ter acesso a
informação privilegiada;
 Ou se obrigavam os responsáveis a, perante qualquer informação dessa natureza,
publicitá-la, de imediato, a todos.
A primeira hipótese tinha um evidente óbice prático: nunca seria possível garantir que a
informação privilegiada não viesse a circular, aproveitando a pessoas que, embora não ligadas
funcionalmente a lugares sensíveis, dela viessem a ter conhecimento. A abertura, a todos, da
bolsa e a dificuldade em compartimentar a circulação de informações relevantes
recomendavam a segunda alternativa. Uma segunda ordem de questões tinha a ver com o
concreto modo de assegurar o dever de publicitar as tais informações privilegiadas. Em
abstrato, tínhamos dois caminhos: ou o recurso a sanções do Direito Público ou a utilização
dos esquemas da responsabilidade civil. O Direito Comparado, particularmente o cotejo
entre as experiências norte-americana e alemã, permite documentar a excelência da proteção
delitual do outsider. As leis atuais entendem ainda não prescindir de uma cobertura penal para
o tema. Assinale-se, ainda, que o dever de informação ligado à proibição do insider trading
deve associar-se à obrigação de publicitar as participações sociais ou, pelo menos, as
participações mais significativas, como acima demos conta. Haverá, em suma, que montar
todo um esquema de informações e publicitações dotado de coerência. Mas tudo isso deve
ainda ser conciliado com deveres de sigilo. É óbvio que a divulgação de hipóteses ainda não
consubstanciadas, só para prevenir qualquer insider trading, acabaria por transformar o
mercado num universo de boatos que não serviria nenhum operador. As leis do mercado
mobiliário têm, pois, de definir uma fronteira: até uma certa margem num qualquer processo
suscetível de relevar, imporão um dever de sigilo; a partir dela, um dever de publicitação.
Finalmente, cumpre chamar a atenção para o continuum que sempre representa o mercado
mobiliário. Os operadores diretos interligam-se com os detentores de participações
significativas e com os consultores e os revisores, dos quais depende, em última análise, a
confeção e a divulgação das informações relevantes ou a sua credibilização. Estes são
responsáveis pelos deveres que sobre eles impendam perante avaliações operadas e em face
dos detentores de capital. Também em jogo ficará a responsabilidade dos peritos pelo papel

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que desempenham em processos de ofertas públicas. Estamos, em resumo, em face de uma


área complexa, que exige uma cuidada definição de fronteiras.
SA
As diretrizes europeias: o Direito europeu acabaria por intervir no domínio mobiliário c
e, particularmente, no tema agora em causa do insider trading. A opção era natural: a
preparação do mercado único, que assegurasse o direito de livre estabelecimento e com
condições niveladas no domínio da concorrência, exigia um grau significativo de
harmonização quanto às regras em presença. Podemos adiantar que o papel do Direito
Europeu é, neste domínio, da maior importância. Isto posto, cumpre referir as diretrizes
seguintes:
423
 Diretriz n.º88/627/CEE, 12 dezembro, do Conselho (revogada pela Diretriz
nº.2001/34/CE);
 Diretriz n.º89/592/CEE, 13 novembro, do Conselho;
 Diretriz n.º2001/34/CE, 28 maio, do Parlamento Europeu e do Conselho;
 Diretriz n.º2003/6/CE, 28 janeiro, do Parlamento e do Conselho.
Assinale-se que a Diretriz n.º2003/6/CE foi objeto de duas Diretrizes de execução:
 Diretriz n.º2003/124/CE, 22 dezembro, da Comissão;
 Diretriz n.º2003/125/CE, 22 de dezembro, da Comissão.
Definição de conceitos: conhecida a panorâmica geral europeia, proceder à definição
de conceitos. Pelo natural progresso que denota, daremos um especial interesse à Diretriz
n.º2003/6/CE, 28 janeiro. Comecemos pelo problema linguístico. O português é uma das
línguas oficiais da Comunidade: mas em pé de igualdade com as restantes. Havendo sentidos
não coincidentes, o Tribunal de Justiça Europeu já decidiu, em vários acórdãos exemplares
que o sentido a validar deveria resultar do cotejo entre as versões feitas nas diversas línguas
oficiais. Na época, porém, elas eram quatro, enquanto lidamos hoje com vinte línguas, ainda
que algumas não sejam oficiais. Na prática, haverá que ter em conta a língua do litígio e as
chamadas línguas de trabalho. Em termos concretos, poderemos considerar as versões em
português, inglês, francês e alemão. Interessa, em especial, a noção de informação privilegiada.
em inglês, diz-se insider trading, em francês, information privilégiée e em alemão Insider-Information
(artigo 1.º, n.º1 Diretriz n.º2003/6/CE, nas suas diversas versões. Como se vê, as línguas
latinas dão a primazia à natureza da informação, enquanto as do norte sublinham a sua
origem. Curiosamente, a definição do artigo 1.º, n.º1, 1.º§ dá primazia ao sentido latino;
entende-se por:
«”Informação privilegiada”, toda a informação com caráter preciso que não tenha sido tornada
pública e diga respeito, direta ou indiretamente, a um ou mais emitentes de instrumentos
financeiros ou a um ou mais instrumentos financeiros e que, caso fosse tornada pública, seria
suscetível de influenciar de maneira sensível o preço desses instrumentos financeiros ou dos
instrumentos financeiros derivados com ele relacionados».
A definição lida com dois conceitos indeterminados: caráter preciso e suscetível de influenciar de
maneira sensível o preço. Quanto ao caráter preciso, há uniformidade. Já quanto a influenciar de
maneira sensível, deparamos com uma graduação:
 Sensível, em português e francês: é algo que seja percetível;
 Significant, em inglês: equivale a algo que tenha um significado e, portanto, mais do
que sensível;
 Erheblich, em alemão, exprime algo de considerável, mais do que significativo.

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Peçamos auxílio à Diretriz n.º2003/124, que vem regulamentar a aplicação da Diretriz


n.º2003/6/CE: temos (artigo 1.º, n.º1 e 2): SA
 A informação é precisa se fizer referência a um conjunto de circunstâncias existentes c
ou razoavelmente previsíveis ou a um acontecimento já ocorrido ou razoavelmente
previsível e se essa informação for suficientemente precisa para permitir retirar uma
conclusão quanto ao eventual efeito desse conjunto de circunstâncias ou
acontecimentos a nível dos preços;
 E ela será suscetível de influenciar de maneira sensível o preço se se tratar de uma
informação que um investidor razoável utilizaria normalmente para basear em parte
as suas decisões de investimento. 424
A informação precisa terá de assentar em factos que permitam conclusões. Tudo isso em
termos objetivos. Quanto a influenciar consideravelmente os preços, o legislador
comunitário recorreu a uma noção funcional: a informação terá de atingir a intensidade
suficiente para ser utilizada por um investidor razoável nas suas decisões de investimento.
Dentro da funcionalização, ela apela para uma bitola objetiva: o investidor razoável. Exclui-se,
pois, a noção de especulador, do ultra-sensível e do oportunista: o investidor razoável sempre
procurará confirmar de modo fidedigno, quanto oiça, antes de investir. Quanto à natureza
não-pública da informação aqui em causa: temos defendido que a não-divulgação exigida diz
respeito aos factos sobre que ela assente. Por exemplo: a pesssoa que, lendo o balanço
publicado de uma empresa, tire uma conclusão genial não passa, por isso, a ser detentora de
uma informação privilegiada: qualquer leitor, com a mesma análise, poderia chegar a idêntica
(ou ainda melhor) conclusão.

O Direito português: o artigo 378.º CVM, na redação de 2006, inserido em Secção


relativa a crimes contra o mercado, comporta algumas normas. Passamos a destacar:
«1. Quem disponha de informação privilegiada:
«a) Devido à sua qualidade de titular de um órgão de administração ou de fiscalização
de um emitente ou de titular de uma participação no respetivo capital; ou
«b) Em razão do trabalho ou do serviço que preste, com caráter permanente ou ocasional,
a um emitente ou a outra entidade; ou
«c) Em virtude de profissão ou função pública que exerça; ou
«d) Que, por qualquer forma, tenha sido obtida através de um facto ilícito ou que suponha
a prática de um facto ilícito».
a transmita a alguém fora do âmbito normal das suas funções ou, com base nessa informação,
negoceie ou aconselhe alguém a negociar em valores mobiliários ou outros instrumentos
financeiros ou ordene a sua subscrição, aquisição, venda ou troca, direta ou indiretamente,
para si ou para outrem, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. O
n.º4 do mesmo artigo vem explicitar o seguinte:
«3. Entende-se por informação privilegiada toda a informação não tornada pública que, sendo
precisa e dizendo respeito, direta ou indiretamente, a qualquer emitente ou a valores mobiliários
ou outros instrumentos financeiros, seria idónea, se lhes fosse dada publicidade, para influenciar
de maneira sensível o seu preço no mercado».
Vamos decompor o crime previsto no preceito transcrito. Temos:

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 Um detentor de informação privilegiada, por via de ser titular de certos órgãos da


sociedade emitente ou de uma sociedade titular de uma participação na emitente ou, SA
ainda, em razão do seu trabalho, profissão ou por via ilícita;
 Que a transmita a alguém fora do âmbito normal das suas funções ou que, com base c
nessa informação, negoceie ou acolhe alguém a negociar em valores mobiliários;
 Ou que ordene negócios a ele relativos, direta ou indiretamente, para si ou para
outrem.
Ou, mais sinteticamente:
 Uma informação privilegiada;
 A realização de negócios; 425
 Com base nessa informação;
 Para o agente ou para terceiros.
A articulação entre os apontados items não deve ser tomada em sentido crassamente literal.
No limite: um cidadão singular que decida comprar certas ações fica na posse de uma
informação privilegiada (a tal cotações, sendo divulgada); se comprar mesmo as ações, está a
ordenar um negócio para si, cometendo um crime... É óbvio que não pode ser esse o
entendimento do preceito. Onde está o gap? O óbice reside na causalidade da atuação. No
pequeno exemplo que construímos, o agente não compra com base na informação; ele
compra porque decidiu fazê-lo, com base noutros elementos; só depois de tomada a decisão
podemos falar em informação privilegiada, a qual não foi causal da decisão, por evidente
imperativo lógico. Pergunta-se, agora, como se organiza o artigo 378.º, n.º1 CVM, aqui em
causa, quando – mantendo o exemplo – a decisão de aquisição seja tomada não por uma
pessoa singular mas, através dos órgãos próprios, por uma pessoa coletiva. Nessa ocasião,,
mercê da teoria da representação orgânica, tudo é imputado à pessoa coletiva. Esta decide
adquirir por si e não na base de uma informação do administrador de que deve fazê-lo. Ou
seja: a circulação de elementos de decisão dentro dos órgãos próprios não constitui, por si,
informação privilegiada. Também o Código das Sociedades Comerciais, em execução das
suas orientações comunitárias, dispõe sobre informação privilegiada. O seu artigo 449.º, n.º1
CSC dispõe:
«1. O membro do órgão de administração ou do órgão de fiscalização de uma sociedade anónima,
bem como a pessoa que, por motivo ou ocasião de serviço permanente ou temporário prestado à
sociedade, ou no exercício de função pública, tome conhecimento de factos relativos à sociedade
aos quais não tenha sido por ela emitidos e adquira ou aliene ações ou obrigações da referida
sociedade ou de outra que com ela esteja em relação de domínio ou de grupo, por esse modo
conseguindo um lucro ou evitando uma perda, deve indemnizar os prejudicados, pagando-lhes
quantia equivalente ao montante da vantagem patrimonial realizada; não sendo possível
identificar os prejudicados, deve o infrator pagar a referida indemnização á sociedade.
«2. Respondem nos termos previstos no número anterior as pessoas nele indicadas que
culposamente revelem a terceiro os factos relativos à sociedade, ali descritos, bem como o terceiro
que, conhecendo a natureza confidencial dos factos revelados, adquira ou aliene ações ou
obrigações da sociedade ou de outra que com ela esteja em relação de domínio ou de grupo, por
esse modo conseguindo um lucro ou evitando uma perda».
O Código das Sociedades Comerciais deu guarida ao vetor importante que recorre à
responsabilidade civil para prevenir (e reparar) o abuso de informação privilegiada. A

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estrutura do artigo 449.º CSC, cujo essencial acima transcrevemos, assume uma feição
própria da responsabilidade civil. Temos:
SA
 Um membro de um órgão da sociedade ou alguém que lhe preste um serviço c
temporário ou permanente;
 Que tome conhecimento de informações privilegiadas relativas a valores dessa
sociedade;
 E que adquira ou aliene os valores em causa;
 Assim conseguindo um lucro ou evitando uma perda.
Manifestamente, este dispositivo não opera quando o agente não adquira ou aliene quaisquer
valores. Por outro lado, a sociedade não é terceiro, para efeitos do artigo 449.º, n.º2 CSC: 426
perante a doutrina da representação orgânica, ela é parte. Consegue-se, assim, manter o abuso
de informação dentro das fronteiras próprias. O artigo 450.º CSC confere, a qualquer
acionista, o acesso à figura do inquérito judicial para sancionar o abuso de informação. Esse
meio processual faculta a destituição de responsáveis e a cominação de deveres de indemnizar.
Pode haver abuso do direito de ação, com todas as legais consequências.

Capítulo X – Aumento e Redução de Capital e


Dissolução das Sociedades Anónimas

§69.º - O aumento de capital e as suas especificidades

Aspetos gerais; aumento deliberado pelo órgão de administração e


subscrição incompleta: as alterações do contrato de sociedade e, particularmente, as
que impliquem aumento ou redução do capital constam da Parte I do Código das Sociedades
Comerciais: artigos 85.º a 93.º e 94.º a 96. º CSC. Estes preceitos são tendencialmente
aplicáveis às sociedades anónimas, cabendo apenas verificar se eles não são afastados por
normas especialmente dirigidas a esse tipo societário. Tais normas especiais surgem,
efetivamente, no Capítulo IX do Título IV, relativo às sociedades anónimas. Ficam
abrangidos os artigos 456.º a 463.º CSC. O contrato de sociedade pode autorizar o órgão de
administração a aumentar o capital, uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro (artigo
456.º, n.º1 CSC). A assembleia geral, deliberando por maioria exigida para a alteração do
contrato, pode renovar os poderes conferidos ao órgão de administração (artigo 456.º, n.º4
CSC). O aumento assim decidido pode ser útil. O órgão de administração poderá conhecer
melhor o aumento mais vantajoso para decidir o aumento: seja em função de dados atinentes
à própria sociedade, seja mercê de fatores ligados com o mercado de capitais. Todavia, a sua
liberdade não é total. Cabe ao contrato de sociedade estabelecer as condições para o aumento
a decidir pela administração, devendo (artigo 456.º, n.º2 CSC):
a) Fixar o limite máximo do aumento;
b) Fixar o prazo durante o qual aquela competência pode ser exercida, sendo que, na
falta de indicação, o prazo é de cinco anos;

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c) Mencionar os direitos atribuídos às ações a emitir; na falta de menção, apenas é


autorizada a emissão de ações ordinárias. SA
O projeto de aumento deve obter parecer favorável do órgão de fiscalização: sem o que terá
de ser submetido à assembleia geral (artigo 456.º, n.º3 CSC). Não sendo o aumento de capital c
totalmente subscrito, considera-se a deliberação respetiva (da assembleia ou do conselho)
sem efeito, salvo se, ela própria, tiver previsto que o aumento fique limitado às subscrições
recolhidas (artigo 457.º, n.º1 CSC). Seguir-se-á a tramitação do artigo 457.º, n.º2 e 3 CSC.

A denominada preferência dos acionistas: o artigo 488.º, n.º1 CSC estabelece o


denominado direito de preferência dos acionistas. E fá-lo nos seguintes e preciso termos:
427
«Em cada aumento de capital por entradas em dinheiro, as pessoas que, à data da deliberação
de aumento de capital, forem acionistas podem subscrever as novas ações, com preferência
relativamente a quem não for acionista».
Este preceito foi reconhecidamente introduzido por exigência da 2.ª Diretriz do Conselho
da CEE, cujo artigo 29.º, n.º1 dispõe:
«Em todos os aumentos do capital subscrito por entradas em dinheiro, as ações devem ser
oferecidas com preferência aos acionistas, proporcionalmente à parte do capital representada
pelas suas ações».
No Direito português anterior haviam dúvidas quanto à existência de tal preferência. A
prática, contudo, mostrava que as partes solucionavam o problema inserindo a preferência
nos estatutos das diversas sociedades anónimas. Esclareça-se, ainda, que o artigo 29.º, n.º1
da 2.ª Diretriz, acima referido, se ficou a dever a considerações doutrinárias que já haviam
logrado êxito em diversas legislações comunitárias, com relevo para a italiana e para a alemã,
cujo apuro técnico justifica a sua conhecida influência entre nós. O referido direito de
preferência dos acionistas tem sido justificado, nas diversas doutrinas, com recurso a duas
ordens de razões:
 O interesse dos sócios na conservação do peso relativo de que disfrutavam desde o
início;
 A manutenção, na esfera da sociedade de (eventuais) mais-valias correspondentes ao
valor de mercado das ações.
Na síntese de Ascarelli, este dispositivo visa conservar o peso relativo que cada sócio detinha,
no ente social, desde o início, quer nas dimensões sociais, quer nas patrimoniais. Em termos
técnicos, a preferência dos acionistas na subscrição de novas ações é um direito dos sócios,
de conteúdo patrimonial, concedido no interesse deles. Trata-se, pois, de uma figura que
obedece à lógica do comércio privado. A doutrina tem sublinhado que a denominada
preferência dos acionistas só impropriamente é designada como tal. Na verdade, a
preferência comum corresponde à situação da pessoa que, caso pretenda celebrar um
contrato, o deva fazer com determinado beneficiário, desde que este acompanhe as
condições oferecidas por um terceiro interessado. A preferência do acionista, porém, coloca-
se noutro plano. ela existe independentemente de qualquer terceiro interessado. Por isso, ela
opera não como uma preferência simples, mas antes como um verdadeiro direito de
subscrição. Mas apesar desta precisão, parece haver um patente paralelo entre as duas
preferências: assim, além das idênticas designações, é de esperar a presença de regras comuns,
como a possibilidade de recorrer à ação de preferência. A doutrina chama ainda a atenção

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para um aspeto da construção técnica da preferência do acionista, que tem grande relevo
prático. Reside ele na distinção entre: SA
 O direito abstrato de preferência; c
 O direito concreto de preferência.
O direito abstrato de preferência corresponde à posição genérica que qualquer sócio, pelo
simples facto de o ser, tem de poder subscrever futuros e eventuais aumentos de capital, em
certa proporção, e verificados os demais requisitos. O direito concreto de preferência
equivale à posição específica que certo sócio tem de, perante um determinado aumento de
capital concretamente deliberado e em curso de verificação, vir subscrever certas ações, desde
que concorram os demais requisitos. O direito concreto de preferência equivale à posição 428
específica que certo sócio tem de, perante um determinado aumento de capital
concretamente deliberado e em curso de verificação, vir subscrever certas ações, desde que
concorram os demais requisitos. Na verdade, estas duas situações teóricas e praticamente
muito distintas, concitam regimes diferentes. Anote-se, ainda, que importantes aspetos
regulamentares constam dos artigos 458.º, n.º3 e 4 e 459.º CSC: este último sobre o aviso e
o prazo para o exercício do direito de preferência.
A exclusão da preferência por deliberação dos sócios: a preferência dos
acionistas na subscrição de novas ações visa, como foi dito, o interesse destes. Contudo,
pode suceder que a prossecução atomística de tias interesses venha contundir com o interesse
da própria sociedade (portanto: os interesses dos sócios em modo coletivo) em termos tais
que todos acabem por ser prejudicados. Por isso, as diversas ordens jurídicas admitem que
os sócios possam deliberar a exclusão da preferência. Nestas condições, compreende-se que
a 2.ª Diretriz da CEE também tenha admitido a exclusão da preferência dos acionistas. Tal
exclusão poderia operar por deliberação da assembleia geral, adotada nos termos do seu
artigo 29.º, n.º4. O artigo 41.º, n.º1 da mesma 2.ª Diretriz admite ainda que os Estados
membros não apliquem a preferência, quando se trate de favorecer a participação dos
trabalhadores. Todos estes elementos estão na base do esquema estabelecido pelo atual
Código das Sociedades Comerciais português. O artigo 460.º CSC dispõe sobre a limitação
ou supressão do direito de preferência. Tem utilidade, desse preceito, referenciar os números
2 e 3 – embora todos devam ser considerados:
«2. A assembleia geral que deliberar o aumento de capital pode, para esse aumento, limitar ou
suprimir o direito de preferência dos acionistas, desde que o interesse social o justifique.
«3. A assembleia geral pode também limitar ou suprimir, pela mesma razão, o direito de
preferência dos acionistas relativamente a um aumento de capital deliberado ou a deliberar pelo
órgão de administração, nos termos do artigo 456.º».
A supressão da preferência é compreensível: está em causa uma posição patrimonial,
disponível e que põe em causa a vida da sociedade. Parece também normal que se fixem
condições particulares para a sua supressão, de modo a garantir bem a posição dos sócios e
que elas incluam uma ponderação que mostre ser esse o interesse da sociedade. A exigência
de uma deliberação a propósito de cada aumento de capital torna-se mais clara se se tiver em
conta a distinção, acima referida e presente, duma ou doutra forma, em toda a doutrina
comercialística, entre o direito abstrato e o direito concreto de preferência. O primeiro é
indisponível: faz parte do status de sócio e envolve sempre todos os membros, atuais ou
futuros, da sociedade; o segundo, pelo contrário, é um direito comum, que pode ser
condicionado, renunciado ou mesmo suprimido por deliberação competente. A exigência do

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artigo 460.º, n.º2 CSC tem, pois, o sentido de só admitir a supressão da preferência concreta;
não da preferência abstrata. O sentido e o alcance da técnica, acima apontada, da exclusão SA
da preferência dos acionistas dá, também, a dimensão dos seus limites. Em especial, haverá
que precisar três pontos:
c
 Se a exclusão da preferência pode ser decidida pelo conselho de
administração: este primeiro passo poderia parecer bastante claro: ela não é possível,
uma vez que tanto a 2.ª Diretriz como o artigo 460.º, n.º1 CSC reservam tal
competência à assembleia geral. A questão pode, porém, recolocar-se por outra via:
a lei admite que o próprio aumento de capital seja deliberado pelo órgão de
administração, por autorização dos estatutos (artigo 456.º, n.º1 CSC). Quando isso 429
suceda, o contrato de sociedade estabelecerá as condições para o exercício dessa
competência (idem, n.º2). Finalmente, o artigo 87.º, n.º1 CSC, relativo ao aumento
de capital, sem distinções, explicita:
«1. A deliberação de aumento do capital deve mencionar expressamente:
(...)
«g) As pessoas que participarão nesse aumento».
Parece possível, perante os textos portugueses em vigor, defender que a
administração, podendo decidir o mais – o aumento de capital – decida o menos – a
limitação de preferência. Tal interpretação é, aliás, possibilitada pela 2.ª Diretriz da
CEE: o Estado português teria facultado à administração, a possibilidade de exclusão
da preferência, através da confluência dos artigos 456.º, n.º1, e 87.º, n.º1, alínea g)
CSC. Aliás, a assim não ser, perder-se-ia boa parte das vantagens derivadas da
deliberação e, designadamente: a rapidez e a flexibilidade. Querendo aumentar o
capital com certas limitações à preferência, a administração só poderia tomar meia
decisão – o aumento – devendo convocar a assembleia para debater a preferência: a
complicação seria maior, jogando contra a sociedade e contra os sócios. Os valores
da lei ficariam facilmente assegurados pela observância, aquando da concessão de
poderes à administração, dos requisitos postos, por ela própria, pela exclusão pela
assembleia geral e, designadamente, o da maioria qualificada. Não se ignora que tal
via interpretativa não corresponde à intenção subjetiva do projeto; mas ela é
legitimada pelo sentido objetivo da lei e pela ponderação dos valores em presença.
Conclui-se, pois, que o conselho de administração de uma sociedade anónima pode
ser autorizado a aumentar o capital, definindo as condições desse aumento, o que
abrange a possibilidade de exclusão ou de limitação da preferência dos acionistas, nos
termos dos artigos 87.º, n.1, alínea g) e 456.º, n.º1 CSC e 29.º, n.º5 2.ª Diretriz. São
ainda lícitas as restrições ao direito de preferência reportadas a um aumento de capital
concreto que o conselho de administração fique autorizado a deliberar.
 Se essa exclusão pode ser decidida pelos estatutos: a resposta, quanto a esta
solução, não pode ser, a priori, negativa. O assunto tem de ser melhor ponderado. A
aprovação dos estatutos de uma sociedade comercial corresponde à manifestação
máxima da autonomia privada consentida no campo societário. Aliás, basta ver que
na outorga inicial subscreve quem quer, enquanto nas deliberações subsequentes
pode haver vencedores e vencidos. Por isso, bem estranho se torna que haja efeitos
possíveis através de deliberação ulterior dos sócios e impossíveis para os estatutos. A
regra geral é precisamente a inversa, assim:

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i. Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados pelo contrato de


sociedade, salvo se este permitir expressamente a derrogação por deliberação
dos sócios (artigo 9.º, n.º3); SA
ii. Os direitos especiais estipulados no contrato de sociedade não podem ser c
suprimidos ou coartados sem o consentimento do respetivo titular (artigo 24.º,
n.º1 e 5).
A dissonância que assim se perfila, a propósito da exclusão da preferência, pode ser
evitada com recurso à distinção fundamental, já sublinhada, entre a preferência
concreta e a preferência abstrata. Quando se diga que os estatutos não podem excluir
a preferência, tem-se em vista a preferência abstrata: quando se afirme que tal
430
exclusão é possível por deliberação dos sócios, visa-se uma preferência concreta. E
tudo fica, então, claro: a preferência abstrata é uma prerrogativa comum,
correspondente ao status de sócio e que escapa à autonomia privada, seja qual for o
modo da sua revelação. A preferência concreta é uma vantagem especial, submetida
à lógica do comércio privado, que poderá ceder perante valores superiores. Mas,
assim sendo, nenhum inconveniente existe em que os estatutos, como qualquer
conjunto de deliberações, prevejam um concreto aumento de capital e, em relação à
correspondente preferência concreta, efetuem limitações ou supressões, também
concretas. A lei exige, para a limitação ou supressão do direito de preferência, uma
deliberação tomada pela assembleia que decida o aumento de capital (artigo 460.º,
n.º2 CSC). Não diz que tal deliberação não possa ser (também) estatutária; tem é de
ser concreta. Conclui-se, pois, que os estatutos que prevejam um concreto aumento
de capital podem, também, prever uma concreta limitação da preferência dos
acionistas, nas condições em que o poderia fazer uma deliberação comum.
 Se a mesma exclusão pode ser operada pela assembleia geral depois de
deliberado o aumento e desencadeadas as competentes operações: este ponto
encontrou, na lei, uma solução expressa: segundo o artigo 460.º, n.º3 CSC,
«A assembleia geral pode também limitar ou suprimir, pela mesma razão, o direito
de preferência dos acionistas relativamente a um aumento de capital deliberado ou a
deliberar pelo órgão de administração, nos termos do artigo 456.º».
A resposta é, pois, positiva. Apenas se requererá, em nome da boa fé, que o órgão de
administração não delibere um aumento limpo e, depois, vá pedir à assembleia a
exclusão da preferência, em termos que possam provocar danos por quebra de
confiança. A dilação entre a decisão da administração e a da assembleia não tem
limites legais. Induz-se, porém, das regras gerais que ela não pode ser tal que ponha
em causa direitos já constituídos dos sócios. Ora, nos termos gerais expressamente
confirmados pelo artigo 88.º CSC, tais direitos surgem com a escritura pública do
aumento de capital. Assim, a deliberação prevista no artigo 460.º n.º3 CSC pode
surgir até ao momento da outorga da escritura de aumento de capital. A concluir,
julga-se que não haverá dificuldades em, também aqui, permitir que a limitação ou
supressão referidas no artigo 460.º, n.º3 CSC possam ser deliberadas através de
alteração estatutária, desde que reportada a uma preferência concreta e desde que
aprovada com os requisitos legais. As posições dos sócios só ficariam, com isso, mais
protegidas.
Aumento indireto; aumento e usufruto: a assembleia geral ao deliberar um
aumento de capital pode ainda deliberar que as novas ações sejam subscritas por uma
instituição financeira a qual assumirá, por acordo com a sociedade, a obrigação de as oferecer

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aos acionistas ou a terceiros, nos termos aplicáveis (artigo 461.º, n.º1 CSC): é a denominada
subscrição indireta. Este esquema é aplicável aos aumentos decididos pelo órgão de SA
administração (artigo 461.º, n.º2 CSC), sendo os acionistas avisados pela sociedade, por meio
de anúncio (artigo 461.º, n.º3 CSC). As vantagens de subscrição indireta podem ser várias. c
Designadamente: a instituição interveniente terá, por certo, boas condições para colocar a
emissão junto dos mais diversos investidores. O aumento de capital por emissão de novas
ações coloca ainda problemas quando exista um usufrutuário. O artigo 462.º CSC procura
conciliar as posições dos dois intervenientes, em termos que se afiguram claros.

431
§70.º - A redução de capital e a dissolução

Redução por extinção de ações próprias: a redução do capital das sociedades


anónimas pode operar:
 Pela redução do valor nominal de cada ação;
 Pela redução do número de ações;
 Pela compra de ações próprias, para anulação;
 Pela extinção de ações próprias.
Esta última modalidade teve assento no artigo 463.º CSC. As restantes regem-se pelas regras
gerais. A extinção de ações próprias é deliberada pela assembleia (artigo 463.º, n.º1 CSC).
Posto isto, aplicar-se-á o artigo 95.º CSC, exceto:
i. Se forem extintas ações inteiramente liberadas, adquiridas a título gratuito depois da
deliberação da assembleia geral;
ii. Se forem extintas ações inteiramente liberadas, adquiridas depois da deliberação da
assembleia geral, unicamente por meio de bens que, nos termos dos artigo 32.º e 33.º
CSC, pudessem ser distribuídos aos acionistas; neste caso, deve ser levada a reserva
especial, sujeita ao regime da reserva legal, quantia equivalente ao valor nominal total
das ações extintas.
Dissolução: na dissolução da sociedades anónimas, há que ter em conta as alterações
introduzidas nos artigos 141.º a 145.º CSC em 2006, designadamente através do processo de
dissolução administrativa. Dominam, na matéria, as regras incluídas na Parte Geral. Quanto
a determinados aspetos específicos, dispõe o artigo 464.º CSC. A deliberação de dissolução
cabe à assembleia geral, nos termos dos artigos 383.º, n.º2 e 3 e 386.º, n.º3 a 5 CSC: o contrato
pode exigir uma maioria mais elevada para a sua efetivação (artigo 464.º, n.º1 CSC). O ponto
é delicado, pelo que não se dispensa o formalismo: a simples vontade do sócio ou sócios,
quando não se manifeste através da competente deliberação, não pode constituir causa legal
de dissolução (artigo 464.º, n.º2 CSC). As sociedades anónimas podem ser dissolvidas por
via administrativa quando, durante mais de um ano, o número de acionistas for inferior ao
legal; salvo se um deles for de natureza pública ou legalmente equiparado, para esse efeito
(artigo 464.º, n.º3 CSC).

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