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FACULTAD

CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

ESCUELA PROFESIONAL

DERECHO

TEMA

DERECHO DE SUCECIONES

CURSO:

DERECHO ROMANO

DOCENTE:

DR. ARAZAMENDI SERRANO INDIRA AIDA

INTEGRANTES:

 CANCAPA LUQUE ALEX

 MAYTA ITO EVER

 PAJSI ROJAS PERCI ROCIL

SEMESTRE: II – “C”

JULIACA – PUNO - 2018

2
DEDICATORIA

A Dios y a nuestros padres por habernos


guiado en el largo camino, fortalecido
en los momentos más dificultosos de
nuestros estudios

universitarios y Tenemos la certeza que


nos permitirá culminar nuestra carrera
profesional.

2
AGRADECIMIENTO

Nuestros sinceros agradecimientos están

dirigidos hacia la docente por su apoyo,

orientación y colaboración profesional en la

realización del presente trabajo y a todos los

integrantes del grupo que han contribuido de

alguna u otra manera en la concretización de

nuestro trabajo realizado y A nuestros

padres, por ser principal soporte y en nuestra

constante inspiración en la búsqueda de ser

alguien mejor; por enseñarnos que todo se

logra con esfuerzo.

3
ÍNDICE

DEDICATORIA ............................................................................................................... 2

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 3

INTRODUCCION………………………………………………………….
Capítulo I ......................................................................... Error! Bookmark not defined.

EL SECUESTRO ............................................................ Error! Bookmark not defined.

1.1 Clases De Secuestro. ................................................. Error! Bookmark not defined.

1.2 Tipos de secuestro. .................................................... Error! Bookmark not defined.

1.3 Prevención del secuestro ........................................... Error! Bookmark not defined.

Capítulo II ........................................................................ Error! Bookmark not defined.

DEFINICIÓN DEL SICARIATO ................................... Error! Bookmark not defined.

2.1 ELEMENTOS ........................................................... Error! Bookmark not defined.

2.1.1 El Contratante ......................................................... Error! Bookmark not defined.

2.1.2 El Intermediario ...................................................... Error! Bookmark not defined.

2.1.3 El Sicario ................................................................ Error! Bookmark not defined.

2.1.4 La Víctima .............................................................. Error! Bookmark not defined.

2.2 TIPOS DE SICARIOS .............................................. Error! Bookmark not defined.

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL SICARIATO ................ Error! Bookmark not defined.

CONCLUSIONES ........................................................... Error! Bookmark not defined.

BIBLIOGRAFÍA ............................................................. Error! Bookmark not defined.

4
Introducción
Por medio del presente, se analizara estudiara y se informara todo lo referente a los
conceptos de las herencias y sucesiones tipos, características y aquellas personas que
puedan aceptar o negar una herencia. ya que la herencia en una sola y forma un todo, y
por consiguiente toda renuncia abarca la totalidad de la herencia debienes. Se evidencia
que no es su intención el renunciar a los bienes dejados en el lugar de apertura de la
sucesión, lo que contraria lo expresamente el cual dispone "El que repudia la herencia
se considera como si nunca hubiera sido llamada a ella." Disposición que le imposibilita
tanto a las personas como a su representante ejercer los derechos que le corresponden
legítimamente en su condición de sucesoras.

La determinación de los herederos llamados a suceder, el orden de la sucesión y la


proporción en la que son llamados a recibir el activo hereditario (salvo por lo que
respecta a la preservación del eventual derecho a la legítima)

Es importante destacar que la verificación de la existencia de la relación familiar o


matrimonial que confiere la cualidad de heredero no queda sometida a la ley sucesoral,
sino a la ley que regule la relación familiar o matrimonial en cuestión, previa aplicación
del método, conjuntamente con criterios valorativos como la adaptación o el respeto a
las situaciones jurídicas legítimamente creadas

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CAPITULO I

Derecho de sucesiones
La sucesión es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones, que constituye la
herencia, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte de
una persona.

Por lo tanto, el derecho de sucesión es una disciplina jurídica autónoma por medio de
la cual se transmite el patrimonio a alguien en el caso de fallecer, o dejar de existir;
como se evidencia en Roma la posibilidad de transmisión casi todos los derechos
personales o de crédito y los derechos reales salvo dentro de los derechos reales de goce
tales como usufructo, uso y habitación.

•Según el derecho romano, la sucesión: Es el hecho jurídico mediante el cual una


persona llamada heredero, pasa a ocupar dentro de un conjunto de relaciones
patrimoniales, de todos los derechos transferibles y transmisibles no extinguibles el
lugar de otra denominada causante.

•Dentro del derecho romano

Derecho hereditario:

En primer término se encuentra el autor de la herencia, cuya voluntad es suprema ley en


la sucesión testamentaria.

El segundo sujeto del derecho hereditario está constituido por el heredero. Los
legatarios lo son en cuanto a que se les considera adquirentes a título particular. El o los
albaceas que son los órganos representativos de la herencia y ejecutores de las
disposiciones testamentarias. Los acreedores de la herencia, que buscan el pago en las
posibilidades del monto de la herencia.

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Los deudores, que no disminuye su obligación con la muerte del autor de la herencia.

Los acreedores y deudores personales de los herederos y legatarios.

Sucesión: "Es la sustitución o suplantación de una persona por otra en una relación
jurídica".

Es aquella parte del Derecho privado que regula la sucesión mortis causa, el destino de
las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona
después de su muerte.

En la regulación de las sucesiones, se contemplan importantes aspectos, tales como:

 Destino que se le van a dar a los bienes del difunto o causante. Se determina el
ámbito de actuación de la autonomía de la voluntad, las normas imperativas que
sean necesarias y las normas dispositivas que suplirán la voluntad del causante,
en caso de no existir testamento.
 Requisitos de validez del testamento, con la finalidad de asegurar que lo que
aparezca en él sea realmente la voluntad del testador.
 Los trámites necesarios para el reparto del caudal relicto (bienes hereditarios).

Clases de sucesión

1.- SUCESIÓN A TÍTULO UNIVERSAL.

Es el patrimonio sucesoras visto en forma integral, o como una universalidad jurídica


que contiene o comprende tanto los derechos reales como los personales, que el
causante haya tendido en vida y que puedan ser apreciados con valor económico, sean
tangible o intangible, corporal, incorporal, derecho u obligaciones, o relaciones
jurídicas.-

2.- SUCESIÓN A TITULO PARTICULAR.

Es el patrimonio visto de una óptica específica que contiene uno o varios y


determinados derechos particular o individualmente considerados.- Se ha considerado
que el legado se integra a este concepto.

Elementos de la sucesión
Elementos necesarios:

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Causante: es la persona fallecida es importante por que sin ella no hay transmisión
sucesoria.

Elementos Personales: son los sucesores o herederos, que puede ser los llamados por
ley (herederos forzosos), o aquellos que el causante ha designado antes de su muerte, a
estos herederos se llama causas habientes, Ej. Hijos alimentista y conviviente.

Elementos reales: son aquellos que comprenden a los herederos y legatarios.

Elementos formales: están constituidos por.

* La apertura de la sucesión.

* La vocación del sucesor.

* Aceptación por parte de los herederos.

Principio de la sucesión universal


La sucesión comprende solamente los derechos que pueden transmitirse, y estos
derechos, formando una universalidad – la herencia – se transmiten en sucesión
universal a los herederos del difunto. Algunos derechos pueden quedar excluidos de esa
universalidad por voluntad del difunto, y se transmiten en sucesión particular formando
el objeto de los legados.

Las sucesiones mortis causa no sólo pueden dividirse en universales y particulares, sino
que son susceptibles de otra clasificación: legítimas y testamentarias. En las primeras, el
llamado a las personas que han de recogerlas proviene de la ley. En las segundas, de la
voluntad del difunto manifestada en un testamento válido. Estas calidades no son
incompatibles en nuestro derecho.

Puede también deferirse la herencia de una persona, por voluntad del hombre en una
parte, y en otra por disposición de la ley.

La ley interviene en esta materia en dos formas: en forma imperativa, confiriendo a


ciertas personas la calidad de herederos forzosos (estas normas prevalecerían sobre
cualquier disposición en contrario del eventual causante, por lo que si hace testamento,
deberá respetarlas), y en forma supletoria, cuando no habiendo herederos forzosos –
existe amplia facultad de disposición – el causante no ha fijado destino a sus bienes o
sólo lo ha hecho en forma parcial. Cuando una persona muere sin hacer testamento su
sucesión se llama intestada o abintestato, es decir, sin testamento.

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La herencia: al acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus
bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas, que se denominan herederos.
Así, se entiende por heredero la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte
de los bienes de una herencia.

El heredero puede ser el que como tal figura en un testamento, o bien, aquellos a quien
o quienes la ley reconoce tal condición legal, ya sea por ausencia de testamento, o por
aplicación de normas imperativas como las legítimas.

Al heredero la ley le atribuye diversas facultades, entre ellas:

 Aceptar o renunciar a la herencia, o aceptarla a beneficio de inventario.


 Disponer por actos inter vivos o mortis causa de la misma, aún antes de haber
entrado en su posesión.
 Legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y cuantas acciones
judiciales considere necesarias para defender sus derechos.

También se denomina herencia, por extensión, al conjunto de bienes, derechos y


obligaciones que se traspasan. Este conjunto de bienes y derechos en ocasiones recibe el
nombre de caudal hereditario (caudal relictio).

El caudal hereditario lo forma el patrimonio del causante en el momento de la muerte,


eliminando aquellos bienes, derechos y obligaciones que se extinguen por el hecho de la
muerte (derechos y obligaciones personalísimas, por ejemplo). Este caudal se relaciona
en el inventario de bienes con su correspondiente pasivo.

Por otro lado, desde el punto de vista del heredero, se denomina herencia al conjunto de
bienes, derechos y obligaciones que recibe, que puede ser un porcentaje menor del total
del caudal hereditario.

En este último caso (desde el punto de vista del heredero), se entiende que una herencia
se refiere a una parte genérica del patrimonio del testador. Por ejemplo, la mitad o el
total del caudal hereditario. Cuando el testador decide dar unos bienes concretos a un
heredero, esto recibe el nombre de legado y el heredero sería un legatario. El heredero a
veces se confunde con la figura del legatario. Sin embargo, un legatario, como receptor
de un simple legado, no tiene los mismos derechos de defensa de la herencia que el
heredero, y no sucede al causante a título universal.

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CAPITULO 2

Derechos y obligaciones del heredero


Una posibilidad es que cuando la vocación o llamamiento a la herencia es atribuida
directamente por la ley en razón de un vínculo de parentesco por el causante (p.ej.: el
caso de los hijos), se considere que la prueba de ese vínculo - mediante el título de
estado correspondiente - es suficiente para que el llamado sea considerado sin otro
trámite, heredero.

Otra posibilidad es que la ley exija al llamado el reconocimiento previo de su vocación


ante un juez o un oficial público competente para que éstos declaren que el llamado es,
efectivamente, heredero. En este caso el juez o el oficial público competente
examinarán el vínculo de parentesco de quien se considera llamado a la herencia con el
causante o, si se tratara de instituidos en el testamento de éste, analizarán ese
testamento; además se cerciorarán, mediante un adecuado sistema de publicidad, que no
hay otros llamados preferentemente.

Finalmente declararán quienes son los herederos, y sólo a partir de ese momento, ellos
podrán ejercer como tales los derechos hereditarios.

Derechos: la aceptación es una declaración por la que el sucesor manifiesta su deseo de


convertirse en heredero del fallecido.

El heredero sucede en todo el derecho de su causante. consecuentemente adquiere los


bienes y los derechos de la herencia y se subroga en las obligaciones del causante que
no se extingan por la muerte. Ha de cumplir las cargas hereditarias y resta vinculado a
los actos propios del causante.

Por la aceptación de la herencia pura y simple el heredero responde de las obligaciones


del causante y de las cargas hereditarias no sólo con los bienes relictos sino también con
los suyos propios indistintamente.

Si concurren a la sucesión, simultáneamente, una pluralidad de herederos, adquieren el


patrimonio hereditario en proporción a sus respectivas cuotas. Sin embargo, las
obligaciones y cargas de la herencia se dividen en proporción a las respectivas cuotas
sin solidaridad entre los herederos.

¿Quiénes pueden aceptar o repudiar la herencia?

En principio, pueden aceptar o repudiar la herencia todas las personas con capacidad
suficiente para disponer de sus bienes libremente.

Pero también debe prestarse atención a las siguientes situaciones:

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 El menor emancipado: Por sí mismo sólo puede aceptar la herencia a beneficio
de inventario para que sus propios bienes no queden vinculados a las posibles
deudas de la herencia que acepta.

Sin embargo, para aceptar la herencia simplemente o repudiarla necesitará el


consentimiento de sus padres, tutor o defensor judicial.

 El menor no emancipado: La aceptación de la herencia debe ser realizada en su


nombre por sus padres o aquellas personas que ostenten la patria potestad.

Los padres o tutores necesitarán una autorización judicial para repudiar la herencia
instituida a favor del hijo o tutelado.

 Los incapacitados: Dependerá de los límites de su incapacidad que será


definidos por la sentencia correspondiente pero, en principio, el tutor (o el
"curador" si la incapacidad es parcial) necesitará autorización judicial para
aceptar la herencia simplemente o para repudiarla, no así para aceptarla a
beneficio de inventario.
 El quebrado o concursado: Podrá aceptar por sí mismo la herencia a beneficio
de inventario pero necesitará la autorización de los síndicos para aceptar
libremente o repudiar la herencia.
 Si la herencia es dejada a los pobres: La aceptación deberá ser realizada por las
personas encargas de la distribución de los bienes y se entenderá hecha a
beneficio de inventario.
 Si la herencia se instituye a favor de una persona jurídica (por ejemplo, una
fundación, asociación, empresa, etc.), la aceptación se realiza por sus
representantes legales, quienes para repudiarla necesitarán autorización judicial.

-Para saber qué personas van a suceder a otra fallecida, deben


distinguirse dos situaciones:
? Los herederos voluntarios: Son aquellos que figuran como tales en el testamento y
suceden al testador en la titularidad de los bienes y derechos que componen su
patrimonio.

? Los herederos forzosos: Son aquellos a los que la ley reconoce el derecho a heredar,
al menos, un tercio del patrimonio del fallecido, llamado legítima.

Son herederos forzosos, en primer lugar, los hijos (tanto naturales como por adopción,
matrimoniales y no matrimoniales) y descendientes y, en su defecto, los padres y
ascendientes.

Requisitos para heredar:

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Estar vivo

Que la persona natural o jurídica tenga capacidad de goce

No ser indigno; y

Que no haya otra persona con mejor derecho, ya que la ley establece "ordenes o grupos"
de herederos que no son excluyentes, los unos de los otros.

Incapacidad para heredar:

1. las personas inexistentes o no concebidas; en ciertos casos los extranjeros.

2. Las Fundaciones, las cuales sabemos que pueden establecerse por testamento; caso en
el cual se considerarán con existencia jurídica desde el otorgamiento de éste, siempre
que, luego de la apertura de la sucesión, se cumpla el requisito de la protocolización.

3. El indigno para aquél a quien hubiere ofendido,pero asimismo le son aplicables las
disposiciones , es decir, que puede ser admitido; está obligado a restituir los frutos de
que haya gozado y no trasmite su indignidad a sus descendientes, tal como lo señalan
los mencionados artículos.

4. Los tutores, no podrán aprovecharse de las disposiciones testamentarias de su pupilo


que hayan sido hechas antes de la aprobación de las cuentas definitivas, aunque el
testador hubiere muerto después de aprobada dicha cuenta; sin embargo, son eficaces
esas disposiciones testamentarias si el tutor es ascendiente, descendiente, hermano,
hermana o cónyuge del pupilo

5. El Registrador y otros oficiales de registro y testigos; las disposiciones testamentarias


hechas a favor del Registrador o de cualquier otro oficial civil, militar, marino o
consular que haya recibido el testamento abierto, o de alguno de los testigos, no tendrán
efecto Tampoco lo tendrán las instituciones y legados hechos a favor de la persona que
haya escrito el testamento cerrado, a menos, en este caso, que la disposición
testamentaria fuere aprobada en cláusula escrita de mano del testador, o verbalmente
por éste ante el Registrador y testigos instrumentales y esa Circunstancia deberá constar
en el acta respectiva.

6. El cónyuge del bínubo, afecta a quien ha contraído segundas nupcias, luego de


disuelto, por supuesto, el vínculo anterior, en el sentido de imitar su derecho a testar a
favor del cónyuge; ya que no le permite instituirle por una parte superior a la que reciba

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el menos favorecido de los hijos del de los matrimonios anteriores, y por consiguiente,
el cónyuge supérstite del bínubo, no puede recibir más de esta porción.

Finalmente, las disposiciones testamentarias en favor de personas incapaces son nulas,


aunque se les haya simulado bajo forma de un contrato oneroso o se les haya otorgado
mediante interpuestas personas, reputándose como tales interpuesto, al padre, la madre,
los descendientes y el cónyuge del incapaz.

Efectos.

 1. La transmisión se opera aún ignorándolo el heredero o aunque fuera incapaz.


 2. El heredero que sobrevive un solo instante al difunto transmite la herencia a
sus propios herederos, que pueden aceptarla o rechazarla.
 3. Desde el momento del fallecimiento se forma la comunidad hereditaria, si hay
más de un heredero; todos tienen los derechos del causante, en cuanto a la
propiedad y posesión de los bienes; sólo con la partición cesará este estado
análogo al condominio.
 4. La competencia se rige por el domicilio que tenía el difunto al tiempo de su

Fallecimiento, y la capacidad para sucederlo por la ley del domicilio de la persona,


también al momento de su muerte.

Beneficio de inventario: es una declaración de voluntad en la que se trata de saber


cómo está una herencia, a través de un inventario de los bienes que la componen y de
las cargas que hay sobre ellos. Se puede aceptar una herencia pura y simplemente o a
beneficio de inventario.

Para aceptar una herencia a beneficio de inventario las distintas legislaciones exigen
formalidades. Lo habitual es que la manifestación de querer tomar la calidad de
heredero a beneficio de inventario deba ser hecha por escrito ante un notario o escribano
o ante un juez.

El inventario ha de ser fiel y exacto y debe contener todos los derechos y acciones que
recaen sobre la misma. Generalmente hay plazos legales para realizar dicho inventario
luego de la citación de los acreedores y legatarios.

La herencia recibida a beneficio de inventario puede ser administrada, o bien por el


heredero, o bien por otra persona. Su misión será custodiarla, liquidar el patrimonio en
caso de que existan cargas en contra de la misma, administrar los bienes, pagar a los
acreedores y rendir cuentas de lo realizado sobre la misma. El administrador es
responsable en caso de una incorrecta administración de los bienes.

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Aceptación bajo beneficio de inventario:

La declaración del heredero de que pretende tomar este carácter bajo beneficio de
inventario, se hará por escrito ante el Tribunal de Primera Instancia del lugar donde se
abrió la sucesión, se publicará en extracto en el periódico oficial o en otro a falta de
éste, y se fijará por edictos en la puerta del Tribunal. 1.027 El heredero que se halle en
posesión real de la herencia, deberá hacer el inventario dentro de tres meses a contar
desde la apertura de la sucesión, o desde que sepa que se le ha deferido aquella herencia.
Si ha principiado el inventario y no lo pudiere terminar en este plazo, ocurrirá al Juez de
Primera Instancia del lugar donde se ha abierto la sucesión, para obtener una prórroga,
que no excederá de otros tres meses, a menos que graves circunstancias particulares
hagan necesario que sea mayor.

Después de haber terminado el inventario el heredero que no haya hecho la declaración


preceptuada tendrá un plazo de cuarenta días, a contar desde la conclusión del
inventario, para deliberar sobre la aceptación o repudiación de la herencia. Pasado este
término sin haber hecho su declaración, se le considerará como heredero puro y simple.
1.030 Cuando el heredero no esté en posesión real de la herencia, ni se haya mezclado
en su administración, conserva el derecho de aceptarla bajo beneficio de inventario,
mientras no se haya prescrito la facultad de aceptar la herencia. Una vez hecha la
declaración a que se refiere de acogerse al beneficio de inventario, el heredero deberá
dejar concluido el inventario dentro del término de tres meses contados desde la
declaración a menos que obtenga una prórroga del Juez de Primera instancia en la forma
prevista

. La falta en el oportuno levantamiento del inventario hace que la aceptación se tenga


por pura y simple. Cuando el inventario ha sido terminado, el heredero debe hacer la
manifestación de aceptación dentro de los cuarenta días siguientes. A falta de esta
declaración, se tiene por repudiada la herencia.

Condición de heredero y heredero beneficiario:

En sentido técnico, el heredero beneficiario es aquél instituido como tal por exclusiva
voluntad del testador, es decir, que no tiene el carácter de heredero forzoso ni el derecho
a ser llamado a la herencia independientemente de la voluntad del causante.

El heredero beneficiario,

a) no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia, sino hasta donde
alcancen los bienes de la misma;

b) conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra
el difunto;

c) no se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares con
los que pertenezcan a la herencia. Este precepto no quiere decir que el beneficiario 'no
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sea verdadero heredero, dueño de las cosas y deudor de las deudas hereditarias, aunque
el caudal se halle momentáneamente en administración, y la responsabilidad por deudas
definitivamente limitada.

¿Qué se consigue a través del beneficio de inventario?

 limitar la responsabilidad como heredero, en el sentido en que esta sólo va a


afectar y alcanzar hasta donde estén valorados los bienes.
 se limita la titularidad de la herencia conforme a los bienes que la componen no
confundiéndose con los propios del heredero.
 en el caso de que existan deudas éstas se pagarán primero a los acreedores según
el orden en que consten las deudas y después se repartirán a los herederos.

El beneficio de inventario se puede perder:


 Cuando el heredero beneficiario renuncia expresamente al beneficio.
 Cuando el heredero beneficiario pierde el beneficio por no hacer el inventario
dentro del plazo fijado.
 Cuando el heredero beneficiario realiza actos prohibidos que importan la pérdida
de dicho beneficio de inventario.
 Cuando, aun a sabiendas, se deja de incluir en el inventario alguno de los bienes
de la herencia.
 Si antes de completar el pago de las deudas, los herederos venden alguna
propiedad sin autorización judicial.

Separación de los patrimonios:

Patrimonios Separados

Esta institución del patrimonio separado está regulada por nuestra legislación de
acuerdo el deudor responde de las obligaciones que contrae, con todos los bienes
habidos y por haber, es decir con todos sus bienes presentes y futuros. En virtud de esta
disposición, el patrimonio es uno solo, porque la persona no puede separar bienes que
son de su propiedad a una especie de entidad distinta que los exima de la eventual
ejecución por parte de sus acreedores ya que todos sus bienes son la prenda común de
los acreedores.

Sin embargo para fines especiales la ley permite, en oportunidades de excepción, que se
constituyan núcleos específicos de bienes que van a responder de obligaciones
determinadas y que no garantizan las cargar incluidas en el patrimonio general del
sujeto.

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Los patrimonios separados son facilitadores de la vida social y económica que permiten
de esta manera un flujo mayor de la actividad económica pues garantizan por una parte
el cumplimiento de obligaciones determinadas y por la otra permiten compromisos más
allá del patrimonio general.

Se llaman patrimonios separados, porque constituyen núcleos de obligaciones y


derechos también pertenecientes al sujeto jurídico al cual corresponden las demás
obligaciones y derechos que constituyen el patrimonio general, pero están segregados de
este patrimonio general, y la separación existente por virtud de la responsabilidad que
los afecta. Los bienes del patrimonio separado no van a responder de las obligaciones de
las cargas, que tiene el patrimonio general.

Los patrimonios separados han sido creados, para que cumplan la función de:

1.- Atribuir o de reserva ciertos bienes con un determinado destino exclusivo, de modo
que queden desligados de cualquier otra finalidad.

2.- Reservar a un determinado grupo de acreedores un conjunto de bienes sobre los


cuales puedan satisfacerse, con exclusión de otros acreedores.

Los principales patrimonios separados son:

 La herencia aceptada a beneficio de inventario: Para evitar la confusión de los


patrimonios: el del causante y su heredero.

 Si se recibe la herencia en forma pura y simple, surgirá de inmediato la


confusión patrimonial, de manera que el heredero deberá satisfacer a los
acreedores del causante con su propio patrimonio (en caso de que el caudal del
hereditario no bastare para cubrir las obligaciones del causante). Muy distinto si
se recibe a beneficio de inventario, los patrimonios se mantienen separados, por
eso el patrimonio, así aceptado, esta destinado a un fin exclusivo

 cometido especial y que no pase a responder con los bienes personales de las
obligaciones que gravan la masa hereditaria.

 El hogar legalmente constituido: mediante el cual una persona puede constituir


un hogar para sí y para su familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de
la prenda común de sus acreedores, el cual puede constituirse en favor de
personas que exista en la época de su institución o constitución. Se entienda
como hogar un conjunto de bienes destinados al uso disfrute exclusivo de la
familia, excluido de la responsabilidad patrimonial del sujeto que lo ha
constituido. El hogar es un caso característico de patrimonios separados de

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nuestra legislación tiene muchos intereses la forma de expresión del artículo 632
del código civil, que lo califica de manera expresa "como excluido
absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores", con lo
cual señalan la existencia de una masa de bienes (hogar) distinguido del
patrimonio.

 El patrimonio del Quebrado: El cual divide la regulación de los bienes en etapas


definidas a partir de la declaración, por medio del cual ese patrimonio responde
solo de los pasivos existentes al momento de la declaratoria, en tanto que los
sobrevenidos a esa fecha no afectan el patrimonio declarado judicialmente.

 Los bienes constituidos en fideicomiso: Conforme a normas especiales


contenidas en las leyes financieras, en la ley especial y en el documento
constituido, con lo cual el patrimonio afectado de fideicomiso solo responde de
las cargas impuestas por el fideicomitente.

 El patrimonio del menor no emancipado pero que vive independientemente: En


este caso existe el patrimonio del menor adquirido por herencia, legado o
donación que administran los padres en ejercicio de la patria potestad y el
patrimonio adquirido a fuerza del trabajo personal el cual puede personalmente
administrar.

Es aquella parte del Derecho privado que regula la sucesión mortis causa, el destino de
las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona
después de su muerte.

En la regulación de las sucesiones, se contemplan importantes aspectos, tales como:

 Destino que se le van a dar a los bienes del difunto o causante. Se determina el
ámbito de actuación de la autonomía de la voluntad, las normas imperativas que
sean necesarias y las normas dispositivas que suplirán la voluntad del causante,
en caso de no existir testamento.
 Requisitos de validez del testamento, con la finalidad de asegurar que lo que
aparezca en él sea realmente la voluntad del testador.
 Los trámites necesarios para el reparto del caudal relicto (bienes hereditarios).

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CAPITULO 3

EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO SUCESORIO


ROMANO

 Se dice que los primeros indicios de la sucesión romana, se


e n c u e n t r a n e n l a necesidad de garantizar la continuidad de la gens
originaria, mediante la cual el hijo del páter fallecido o el descendiente
consanguíneo más cercano, ocupa su lugar al faltar este.BONFANTE sostiene
que: “considerando la naturaleza de la familia romana como grupo
análogo al Estado, y teniendo en cuenta que, según nuestros indicios,
del primitivo g r u p o f a m i l i a r y d e l a e v o l u c i ó n d e l d o m i n i o d e
l a r e s m a n c i p i , s e d e d u c e q u e e n l o s primeros tiempo romanos y pre -
romanos el grupo agnaticio o la gens que estaban sometidas a la potestad del
paterfamilias no se dividían a la muerte de éste en otros grupos O f a m i l i a s ,
sometidas cada una a un paterfamilias, sino que se
c o n s e r v a b a n u n i d o s . E l heredero era precisamente el sucesor en la
potestad soberana sobre el grupo agnatici o o sobre la gens, y, en
consecuencia, también en los bienes, o sea, que la herencia originaria
servía como medio de traspaso de la soberanía, en lugar del traspaso patrimonial
“Es decir, este autor sostiene que las primeras manifestaciones
sucesorias dentro del d e r e c h o r o m a n o f u e r o n i n t e s t a d a s y
p o s t e r i o r m e n t e e v o l u c i o n a r o n h a s t a c o n f o r m a r l a testada.En el
derecho sucesorio romano, la figura fundamental estaba en el heredero, de tal
forma que el páter que no instituía su heredero, quedaba
m a n c h a d o d e i n f a m i a , e s t a importancia en los primeros tiempos
consistió en el hecho necesario para el mantenimiento continuidad de la
gens, y luego para garantizar que no se dejasen descendientes en la
miseria.
 Dentro del derecho romano, la sucesión se podría efectuar de dos formas:

Sucesión entre vivos

: Fue ampliamente aplicada en el derecho romano, era un poder de libre


disposición inherente a la propiedad y el cual se encontraba en mano del paterfamilias y
consistía en el hecho de que una persona se ubicara en el lugar de otra, dentro del
conjunto de relaciones patrimoniales. En Roma, se conocieron tres formas de adquirir
entre vivos:1.1 En el hecho de que un liberto fuese sometido a la esclavitud.1.2 Un sui
iuris, este sujeto mediante la abrocatio al poder de un paterfamilia1.3 La mujer sui iuris
que se sujetaba a la mano.

Sucesión mortis causa

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: Sucesión por causa de muerte, conocida como herencia o s u c e s i ó n u n i v e r s a l ,
comprendía el libre poder de disposición del páter, pero en ésta el
causante disponía en vida para después de su muerte de sus bienes

LOS SUJETOS DE LA SUCESION

EL CAUSANTE

Conocido entre los romanos como difuntos o mortus. Es esta la persona que
transmítelos derechos sucesorios al heredero. La persona del causante para poder
disponer de un patrimonio debía estar en el pleno ejercicio de sus derechos,
siendo en principio solamente permitido testar a los ciudadanos, privándose de esta
facultad a los peregrinos; a los latinos junianos y los dediticios; a las mujeres ingenuas
sui iuris; a los hijos de familia y las mujeres in manu, etc.Para el pueblo romano, el
fallecimiento ocasionaba no solamente la transmisión de bienes patrimoniales,
sino que llevaba consigo un interés social y religioso, por lo que fue regulado tanto por
el derecho civil como por el derecho pretoriano. El causante debía tener derecho a
dejar una sucesión testamentaria, esto es que no era suficiente el tener el
comercio, sino que debía poseer el derecho a testar y el poder de ejercerlo. No
tenían ejercicio del derecho de testar:

1-Los impúberes sui iuris, porque carecen de juicio necesario.


2-Los locos, estos sólo pueden testar válidamente en un intervalo lúcido.
3-Los pródigos interdictos, porque ya no tienen el commercium.
4-Los sordos y los mudos, es decir, aquellos que no entiendan, ni hablan de
una manera a b s o l u t a . , p e r o s i s u e n f e r m e d a d e s a c c i d e n t a l y h a n
h e c h o e l t e s t a m e n t o a n t e s d e e s t a r atacados, éste produce todos sus efectos

EL HEREDERO

Una vez fallecido el causante, debe haber ya sea por disposición legal, o
disposición t e s t a m e n t a r i a u n a p e r s o n a q u e o c u p e e l p u e s t o , e s t a
p e r s o n a q u e r e c i b e l o s b i e n e s d e l difunto recibe el nombre de heredero
adquiriente, sucesor o causahabiente. Para adquirir la calidad de heredero:

1.La muerte de un sujeto.

2.La capacidad de un difunto para tener heredero.

3.La capacidad de suceder.

4.Que se diera la delación o llamamiento a la herencia.

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5.La aceptación del heredero. P a r a t e n e r c a p a c i d a d d e s u c e d e r , e l
l l a m a d o a s u c e d e r n o p o d í a s e r u n s u j e t o sometido a la capitis
diminutio, o peregrino, debía ser un ciudadano romano

TIPOS DE HEREDEROS

Los tipos de herederos se pueden clasificar de distintas maneras,


n e c e s a r i a s o voluntarias y testamentarias o forzosas.

Primera clasificación:
Necesarias: dentro de las necesarias hay de dos tipos:

Heredas Sui : s o n l a s p e r s o n a s q u e e s t a b a n b a j o l a p o t e s t a d d e l
c a u s a n t e e n e l momento de su muerte y que se van a convertir en
Sui Iuris
por el hecho de esa muerte. Ejemplo: hijos, hijas, mujer si estaba bajo la
manus del marido, también los hijos o hijas adoptados y los nietos o nietas
de un hijo pre-muerto (sin padre) o emancipado y nacido antes de la
emancipación.

Los esclavos:
nombrados herederos en testamento en el mismo momento en que seles da la
libertad.

Voluntaria: son todos los demás, no se convierten en herederos


automáticamente sino que se les ofrece la posibilidad de aceptarlo o
repudiar la herencia, cosa que en las necesarias no se podía hacer, era obligatorio
aceptarla.
Segunda clasificación:
Testamentaria: aparecen en el testamento por la voluntad del testador. Ley privada sobre
lo que el testador quiere hacer con sus bienes.
Legítima o Ad Intestato: son los que se establece la ley,
designados por la ley. Seda cuando no hay testamento. Ausencia de testamento
válido y eficaz.
Legitimarios o forzosos : son los herederos que pueden impugnar un
testamento que les perjudica.

EL PATRIMONIO

Estaba compuesto por todos los bienes, el caudal activo y pasivo que
conformaban el c a u s u a l h e r e d i t a r i o , e l c u a l e r a l l a m a d o p o r l o s
r o m a n o s A S , c o n l o q u e l e d a b a n configuración monetaria que lo

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asemejaba a la moneda romana. Dentro del derecho romano, como dentro del derecho
civil y el derecho pretorio, se tomaron medidas a fin de poder garantizar el pago
de las obligaciones del difunto, así de e s t a m a n e r a e l h e r e d e r o d e b í a
r e c i b i r t a n t o e l a c t i v o c o m o e l p a s i v o d e l o s b i e n e s hereditarios,
garantizando con esto el pago de las deudas y los bienes de los acreedores.

C A R A CT E RI S T I CA S D E L A S UC E S I O N
T E S T A ME NT AR I A .

En la antigüedad existieron tres tipos de testamento.


1.Calatis Comitis.: Era el testamento que realizaba el pater familias en
tiempos de pazfrente al “comissio curiado”. (Primera autoridad colegiada entre los
romanos)

2.In Procictu: Es aquel que se emitía en tiempos de guerra frente al ejército.


3.Per aes libram: A diferencia de los otros dos se podía otorgar en cual quier
momento ytenía la forma de una venta ficticia, celebrada ante la presencia
del libre pens y la balanxasiendo exigido en este caso la intervención de cinco
testigos.

.PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA SUCESION


H E R E D I T A R I A E N ROMA.

Universalidad de la sucesión: El heredero ocupa la misma situación


j u r í d i c a d e l causante para todas las relaciones jurídicas transmisibles.
•Responsabilidad “ultra vires hereditatis
”: V a m á s a l l á d e l o s b i e n e s d e l a h e r e n c i a . Caben las herencias en las
que hay más pasivo que activo por lo que el heredero paga por deudas que no
tenía. Puede darse la situación de que el heredero tenga que pagar las deudas del
muerto con su patrimonio, con el que tenía antes de ser heredero. El pasivo
superior al activo.

•Incompatibilidad de la sucesión testada e intestada (Ad Intestato). Ambas sucesiones se


excluyen. Una sucesión concreta se tiene que basar o en las reglas de la
testada o de la intestada pero no puede haber mezcla de las dos.

•Consubstancialidad del testamento y la institución del heredero: No hay testamento sin


heredero instituido, ni heredero instituido sin testamento. Esto significa que
cuando existe testamento siempre tiene que incluir en su testamento a un
heredero, sino hay heredero no hay testamento, pero dentro del testamento
también puede haber legado, puede dar libertad a esclavos, puede haber de todo en
un testamento, pero para que el testamento sea válido se ha de nombrar un heredero.

•Primacía de la delación testamentaria sobre la intestada: La sucesión intestada sólo va


aentrar en juego en defecto de la sucesión testada.

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•Intransmisibilidad de delación “cuando se llama a heredar”: Cuando se llama a
heredar a un heredero voluntario en el tiempo que pasa hasta que se decide si
acepta o no la herencia, mientras no ha aceptado la herencia no se ha
convertido en heredero, sólo es u n D e r e c h o a h e r e d a r u n a h e r e n c i a
p e r o e s e d e r e c h o a h e r e d a r e s a h e r e n c i a n o e s t a dentro de su patrimonio,
por lo que si el llamado a heredar muere antes de decidir si se queda o no con la
herencia, no se le pasa ese derecho a heredar al heredero

LA SUCESION TESTADA

EL TESTAMENTO

-Es el acto solemne por el cual una persona instituye a su heredero o a sus herederos. Es
una manifestación de voluntad, es decir, un acto esencialmente revocable. Las formas
de los testamentos son:
1.El Derecho Civil Primitivo.

2.El Derecho Pretoriano.

3.El Derecho Imperial

-Conforme al Derecho Civil, se admitieron, sucesivamente, cinco diferentes


formas para la confección de un testamento:

1.El testamento comicial o calatis comittis.

2.El testamento militar o in procinctu.

3.El testamento por el bronce y las balanzas, per aes et libram.

4.El mismo testamento perfeccionado; y

5.El testamento Nuncupativo

CAPACIDAD DE TESTAR
También denominadoTestamenti factio: Expresión genérica, con la
q u e d e s i g n a n l o s r o m a n o s l a capacidad del testador, sea respecto de sí
m i s m o y e n o r d e n a o t o r g a r t e s t a m e n t o ( I u s testamenti faciendi), sea con
referencia al válido llamamiento de una persona concreta como heredero legatario o tutor
(Testamenti factio cum herede, cum legatario, cum tutore o como testamento factio cum teste).Sólo
goza de testamenti factio activa quien tiene plenamente la capacidad jurídica y l a c a p a c i d a d
de obrar, En consecuencia con lo primero, el testador ha de ser
l i b r e , ciudadano romano y paterfamilias. Se hace excepción con el esclavo del
Estado (Servus publicus), que puede disponer por testamento de la mitad de su peculio, y con
elfiliusfamilias, que puede hacerlo también respecto del peculium castrense y quasi castrense.Por
faltarles la necesaria capacidad de obrar, no pueden otorgar testamento el sui i u r i s

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(Quonian nondum plenum iudiciu m) es decir el loco, salvo en los
momentos de lucidez; el pródigo, en cuanto no tiene el commercium, y el
D e r e c h o p o s c l á s i c o ( E l apóstata, el maniqueo, el herético).

El mudo y el sordo son incapaces de otorgar testamento: el mudo


n o p o d í a pronunciar los verba nuncupationis; el sordo, porque no podía oírlos. Introducidas las
formas escritas, el sordo y el mudo han de impetrar autorización del emperador para poder testar. En
el Derecho justinianeo la capacidad de testar se limita a los sordomudos de nacimiento

CAPACIDAD PARA SER HEREDERO

En lo que respecta a la testamenti factio pasiva o capacidad para


s u c e d e r p o r testamento, de acuerdo con la doctrina romanística, se
requiere que éste disfrute de iuscommercium, por tratarse de una
adquisición regulada por el derecho civil. Se encuentran privados de suceder
los peregrinos y la categoría de los intestábiles, o sea, los hijos de perduelles, reos de
libelo famoso, apóstatas y maniqueos; los manumitidos dedicticios y las personas
inciertas. Éstas últimas son las personas que necesitan ser determinadas por un
acontecimiento futuro y las personas jurídicas. Se reconocieron excepciones: En el
derecho clásico:

•Los póstumos sui o nacidos después de otorgado el testamento. En el derecho nuevo


Constantino a Justiniano, además del Estado:

•Se le reconoció plena capacidad a las ciudades, iglesias y obras pías, a las
corporaciones y a los póstumi alieni, a condición de que hubieran sido concebidos.

Tienen capacidad limitada y por tanto sujeta a ciertas prohibiciones:

a. L o s e s c l a v o s , ya q u e s e p u e d e n i n s t i t u i r t a n t o a l e s c l a v o p r o p i o ,
l i b e r t á n d o l o e n e l testamento, con lo que se convierte en heredero necesario; como
el esclavo ajeno, y en estesupuesto la testamenti factio pasiva debe existir en el
amo que adquiere definitivamente.L o s l i b r e s p a r a d i s p o n e r e n
t e s t a m e n t o p a r a q u i e n q u i s i e r a n , e r a n l o s m i l i t a r e s , p e r o Justiniano
estableció restricciones.

b. Las mujeres, en el derecho anterior a Justiniano, eran incapaces, según la ley


Voconia, de ser instituidas herederas por ciudadanos de primera clase
(Aquellos cuya fortuna no fuere inferior 100.000 ases); limitación que fue abolida
en el derecho justinianeo.

c.En el derecho se establecen algunas limitaciones parciales, entre otras: la


relativa a los padres y a los hijos de unión incestuosa, entre ellos la viuda que contrae
nuevo matrimonio antes del año; los hijos naturales en presencia de los hijos legítimos
no pueden recibir más de 1/12 de la hacienda paterna todos juntos; la concubina que no
puede recibir más de 1/24de la misma.

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FORMAS DEL TESTAMENTO ROMANO

•El formalismo en materia testamentaria aunque siempre existió y existe, se


acentúa en la fase preclásica (El senadoconsulto Neroniano) sin embargo esta nueva
actitud frente al testamento se había anunciado siglo y medio antes en la causa curiana.

•La interpretación del testamento como una lex specialis tendrá la ventaja
didáctica de poder presentar el testamento como una derogación oficial.
•Ambos fueron un acto celebrado com amplia publicidad.

•El testamento inprocinctuo consistía en que antes de iniciarse una batalla se permitía a
los soldados que hicieran su testamento tomando por testigos a sus
compañeros de armas.

•E n t i e m p o d e T e o d i c i o I I , y d e V a l e n t i n i a n o I I I , l o s
e m p e r a d o r e s o r i e n t a l e s y occidentales introdujeron una nueva forma
del testamento, el testamento tripartito, el cual se componía de tres partes:

a)El texto

b)La subscriptio

c)Los sellos de los testigos

En torno a este testamento encontramos muchas formas especiales


c o m o l a s siguientes, algunas más rigurosas y otras menos rigurosas.

1.-El testamento militar.


2.-EL testamento del padre a favor de sus hijos.
3.-El testamento hecho en el campo.
4.-El testamento hecho en época de peste.
5.-El testamento tripartitum

6.-Testamentum apud acta conditum


.
7.-E l t e s t a m e n t u m p r i n c i p i o b l a t u m , d e p o s i t a d o e n p o d e r d e l
e m p e r a d o r p a r a s e r guardado en el archivo del palacio

LA REVOCACION DEL TESTAMENTO

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Ya que el testamento contenía una última voluntad, era esencialmente revocable encaso
de que el testador descubriera que ya no correspondía a una ulterior
voluntad suya yla revocación de el testamento se podía hacer de tres formas.
1.-Por la confección de un nuevo testamento
2.-Por la destrucción del material de forma intencionada.
3.-Por revocación formal. Es decir con testigos o delante de una autoridad

LEGADO
Legado es una liberalidad hecha en un testamento y que se
d e j a a c a r g o d e l heredero. Para la validez de un legado son necesarias dos
condiciones:
1.Que se haga en un testamento.

2.Que quede a cargo del heredero instituido.De ahí resulta que el legado debía ir
después de la institución de heredero.

Formas de los Legados

1. Per Vidicationem:

Era el legado que otorgaba el dominio de una cosa, y tan pronto la herencia
era aceptada por el heredero, nacía ipso facto un derecho para el legatario
para e x i g i r l a e n t r e g a d e l a p r o p i e d a d d e l a c o s a l e g a d a . E n c a s o
c o n t r a r i o , n a c í a p a r a é l e l derecho de ejercer una actio rei vindicatoria o
cualquier otra acción real. En consecuencia, solo podían legarse cosas del
testador cuyo derecho de propiedad fuera quiritario. Si e ll e g a d o e r a d e
cosas fungibles, bastaba que la propiedad existiera en el momento
d e s u muerte. Este legado era disposición de piedad y se llevaba mediante la siguiente
forma (Tan pronto es aceptada la herencia el legado pasa a disposición del legatario).

2.Per Damnationem:

Era hecho imponiéndole al heredero la obligación de transmitir al legatario


la propiedad de la cosa legada, podían legarse así créditos que tuviese el
testador
contra alguien, por lo que este derecho nacía en el momento de la muerte del
testador, es decir es el legado en el cual se va a dar algo particular mediante
la siguiente forma heresmeus (que significa "es mío").

3.Per Sinendi Modo:

En el derecho romano era una variedad de legado que consistía en que el


testador se limitaba a indicarle al heredero que debía permitir que el
legatario se llevara lo que quisiera en la sucesión, aunque se vieran
afectados los bienes del heredero.Este legado recaería sobre un siniestro en el cual
el heredero no estaba obligado a transmitir la singular propiedad al legatario.

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4.Per Praeceptionem:

Era un legado otorgado en favor de uno de los coherederos, lo


cualm o d e r n a m e n t e s e d e n o m i n ó p r e l e g a d o : E r a u n a c a r g a p a r a l o s
d e m á s c o h e r e d e r o s e n beneficio de uno de ellos, le permitía al coheredero pedir la
entrega de su cosa, antes de quese efectuase la división y partición de la masa
hereditaria para que tomase de ella el objetolegado

HEREDEROS VERSUS LEGATARIOS

La diferencia entre el heredero y el legatario se manifiesta


e n e l m o d o d e transmisión. Es decir el heredero era el
continuador de la personalidad del difunto, m i e n t r a s q u e e l
legatario no era más que un continuador parcial de su
s i t u a c i ó n patrimonial .D e s d e q u e e l e s p í r i t u m a t e r i a l i s t a i n v a d i ó
roma, los herederos rechazaron las herencias y por su repudiación
t o d o e l t e s t a m e n t o p e r d í a s u v i g o r , d e m a n e r a q u e l o s legatarios no
recibían nada y la sucesión se repartía por vía legitima. P a r a e v i t a r e s o , e l
l e g i s l a d o r i n t e r v i n o e n e s t a c o n t r o v e r s i a e n t r e t e s t a d o r e s y herederos
mediante varias leyes las cuales son:

a)La lex furia testamentaria de 182 a .c

b)La lex voconia de 169 a. c

c)La lex falcidia de 40 a .c.

F I D E I C O MI S O

El Fideicomiso era el acto por el cual una persona encargaba a otra


transmitir toda su sucesión, o una parte alícuota de su sucesión, o un bien
determinado de la sucesión, a una tercera persona. De esta definición concluimos:

Que el fideicomiso suponía tres personas:

El disponente
El fiduciario encargado del fideicomiso.
El fideicomisario, que era el beneficiario.
•Que había dos clases de fideicomiso:
El fideicomiso universal o de herencia, que se refería a toda la sucesión o a una parte
alícuota.

El fideicomiso particular, que se refería a un bien determinado

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Fideicomisos de Herencia

Se tiene un fideicomiso de herencia en los casos en que el difunto, al


instituir un heredero en su testamento, encarga a este heredero transmita
todos sus bienes, o una partealícuota de ellos, a un fideicomisario. El fideicomiso
de herencia se desarrolló en Roma en cuatro períodos:
1.Derecho antiguo.
2.Senadoconsulto Trebeliano.
3.Senadoconsulto Pegasiano.
4.Derecho de Justiniano

C O D I CI L O S

Eran actos de voluntad que se expresaban sin emplear solemnidades del testamento, expresiones
de voluntad en las que se disponía de los bienes o de una parte de ellos para después de
la muerte. Los codicilos son actos de última voluntad que no estaban sometidosa ninguna de las
formalidades del testamento, pudiéndose dejar varios escritos en tablillas separadas.
Era la forma para poderle añadir ciertas disposiciones a un testamento hecho, lo que no se hubiera
podido realizar por medio de un nuevo testamento sin revocar el primero.

No puede contener ni institución de heredero, ni sustitución, ni revocación de


institución, nidesheredación.
LA SUCESION INTESTADA (AB IN TESTATO)

La Sucesión legítima o AB in testato, estuvo reglamentada, por cuatro


sistemas diferentes:

1.La Ley de las XII Tablas.


2.El edicto del magistrado.
3.Las reformas del Derecho Imperial.
4.Las reformas de Justiniano

SUCESIÓN POR VÍA LEGÍTIMA SEGÚN LAS DOCE TABLAS.

Ley de las XII Tablas:

Distinguía tres clases de herederos:

1.-Los herederos sui (herederos de si mismo) o los que se volvían sui iuris
por la muerte d e e l d e c u i u s o a u t o r d e l a h e r e n c i a , e s d e c i r l o s
h i j o s d e l d i f u n t o e x c l u y e n d o l o s emancipados que ya eran sui iuris,
los nietos del difunto en caso de que el padre de ellos h a y a m u e r t o a n t e s
y los póstumos siempre y cuando hayan nacido en los 300 días
contando a partir de la muerte del de cuius. La herencia se reparte por

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cabeza si todos los herederos son de primer grado, si son de grados distintos, se
reparte por estirpe; y dentro de cada estirpe por cabeza.

2.-A falta de heredes suis la herencia se ofrecía a los agnados, es decir a los
parientes en l í n e a m a s c u l i n a , l a s p e r s o n a s u n i d a s a l d e c u i u s p o r v í a
f e m e n i n a n o c o n t a b a n p a r a l a sucesión legítima, ni siquiera los más cercanos,
un agnado de décimo grado podía recibir laherencia por vía legitima, pero un hijo no
podía recibir por esa misma vía la herencia de sumadre si no se había convertido en
agnada de sus hijos mediante una conventio in manum,(consecuencia de ésta adquiría la
mujer el derecho de sucesión ab intestato en los bienes delmarido como hija de éste y
hermana o agnada de sus hijos.)Tratándose de agnados no se repartía la herencia por
estirpe se ofrecía al agnado oa los agnados de los grados más cercanos y se repartía por
cabeza

3.-L a G e n s : S e c r e e q u e n o e r a l a g e n s , c o m o t a l l a q u e h e r e d a b a ,
s i n o m á s b i e n l o s miembros individuales de la gens que tenían un derecho de
occupatio

LA BONORUM POSSESSIO (Posesión de los bienes de la herencia)

La herencia es una institución del Derecho Romano Civil y se


r e g u l a e n l a s X I I Tablas, pero ante las situaciones injustas está el Pretor. El Pretor
crea el Bonorum Possessio, es la entrega en posesión de los bienes de la herencia
realizada por el Pretor a favor de determinadas personas que pueden ser o no
los herederos previstos por el Derecho Civil .Los fines de esta institución del Pretor
son:
•Superar la rigidez formal del Derecho Civil.

•Dar entrada a la sucesión a los parientes cognados del causante.

•Proteger a los herederos forzosos. Tipos de Bonorum Possessio:

•Decretalis: El Pretor por circunstancias particulares concede la Bonorum


Possession fuera del edicto.

•E d i c t a l i s : L a q u e a p a r e c e e n e l e d i c t o . S o n l a s p e r s o n a s q u e e l
P r e t o r p u b l i c a e n e l edicto

Otra clasificación de Bonorum Possessio:

•P r o v i s i o n a l : L o s b i e n e s s e e n t r e g a b a n a u n a p e r s o n a p e r o n o
p r e v a l e c í a f r e n t e a l heredero civil y por eso su posesión iba a ser solo
provisional. También se la conoce como “Sine Re”.
•D e f i n i t i v a o C o m r e : S e d a c u a n d o e l p o s e e d o r d e l o s
b i e n e s p r e v a l e c e s o b r e e l heredero civil y por eso su posesión es definitiva

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•Secumdum tabulas testamenti: Cuando el Pretor concedía o entregaba los
bienes de la herencia de conformidad con el testamento (a las mismas
personas que aparecen en el testamento).
•Sine tabulas: Cuando el Pretor concede los bienes de la herencia a las
personas que establece el Derecho de Pretorio cuando no hay testamento.

CONCLUCIONES

Nª1
-La sucesión es una de las manifestaciones del Derecho en la vida diaria con más y mayor
alcance que otras creaciones jurídicas, la sucesión protege los bienes patrimoniales de las
personas aun después de muertas, ese es su objetivo principal, la ingeniería jurídica que
crea el ordenamiento civil prevé más de una forma en la que una persona puede transmitir
todos y cada uno de los bienes que durante vida haya adquirido y que a su muerte tengan
la necesidad de contar con uno o varios propietarios de reciente adición.

La sucesión es un arma de protección a la vida misma de las personas en su etapa póstuma y, si bien,
la voluntad del “de cujus” es fundamental en este acto tan importante, debemos recalcar que no
siempre aparece o no aparece más bien en todos los casos con el mismo nivel.

Nª2

-El Derecho de sucesiones no solo es un conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en
sociedad sino que también es un conjunto de oportunidades y base sólida para la búsqueda de la justicia
donde la sucesiones juegan su rol más importante. Imagínense a un padre cuya vida ha pasado en el
trabajo y el esfuerzo, para conseguir lo poco o mucho que en sus días luminosos pudo obtener pero
que por las leyes que no son de los hombres sino de la naturaleza, encuentra su muerte de manera
repentina, por causa de una enfermedad inesperada, ¿Quién tendrá el Derecho de reclamar los bienes
y derechos de ese señor

Nª3

- La sucesión es un arma de protección a la vida misma de las personas en su etapa póstuma y, si bien,
la voluntad del “de cujus” es fundamental en este acto tan importante, debemos recalcar que no
siempre aparece o no aparece más bien en todos los casos con el mismo nivel.

Lo justo es pues, que sean los hijos y su esposa, los que por tradición y costumbre, por amor y por
sangre, tengan el goce sobre esos bienes, de ahí el Derecho sustituyendo la voluntad de la persona,
pero presumiendo tenerla por lógica, protege los bienes y los lleva a quienes el derecho crea tenerlos,
esa es un claro ejemplo de la importancia y alcance de la sucesiones.

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BIBLIOGRAFIA

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 CARMONA URDANETA, Wilmer Alejandro. (1998).


Manual
 d e D e r e c h o Romano. Editorial Mag Grau Hill.

 ONTIVEROS PAOLINI, Gerardoi. (1987) Derecho Romano I y II.

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 https://.pp-derecho_sucecioon.cion.com

 https://www.escured.ci.derecho_sucesiones.com

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