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Derecho Comercial 2015

Germán Otamendi- Verónica G. González.


U.G.: 145 San Rafael- Mendoza.
UNIDAD I

EL DERECHO COMERCIAL Y EMPRESARIAL

1 – ORIGENES Y EVOLUCION DEL DERECHO COMERCIAL Y EMPRESARIAL A NIVEL


INTERNACIONAL EN LAS DISTINTAS ETAPAS HISTORICAS, SU CONTEXTO SOCIO
ECONOMICO, SU LEGISLACION Y JURISDICCION, SUS CARACTERES: EDAD
ANTIGUA, EDAD MEDIA, EDAD MODERNA Y EDAD CONTEMPORANEA. LA
UNIFICACION A NIVEL INTERNACIONAL.

EVOLUCION DEL DERECHO COMERCIAL (FONTANARROSA)

La Antigüedad no conoció un derecho mercantil. Disposiciones aisladas, relativas a


determinados negocios y operaciones pueden encontrarse ya en el código de Hamurabi
(aprox. 2080 a. C.), en el que leemos preceptos atinentes al préstamo con interés, al
contrato de depósito, al de comisión y a otras varias figuras jurídicas; pero eso no
autoriza a afirmar la existencia de esta rama del Derecho.

Mayor especialización se insinuó el derecho griego, con particular referencia en los


negocios marítimos. Es probable que haya existido un derecho comercial consuetudinario,
no escrito. En Grecia la vida económica fue activa y alcanzó momentos de gran
esplendor.

Algo análogo ocurrió en Roma, solo que los romanos no sintieron la necesidad de
sistematizar un conjunto de normas específicamente aplicables al comercio. Las
principales instituciones jurídicas romanas relativas al comercio han sido las aplicables al
comercio marítimo y por consiguiente, internacional.

También hubo en Roma regulaciones mercantiles fragmentarias, pero no un


ordenamiento sistemático de las relaciones mercantiles.

Durante la Edad Media se advierte un notable florecimiento del comercio impulsado por
las ciudades italianas. La desaparición de una autoridad imperial a causa de la caída de
Roma, provocó un periodo de desintegración política causada por la impotencia de las
autoridades menores para cumplir sus funciones. Cada región tuvo que hacer frente a la
situación con sus propios recursos, y muchas de estas ciudades quedaron en manos de
corporaciones gremiales. El espíritu comercial que las animaba las impulsó a acometer
grandes empresas de carácter mercantil: se organizaron expediciones al Oriente, y las
ciudades italianas del Mediterráneo sirvieron de puente para los negocios entre Bizancio
y el resto de Europa. Nuevas relaciones y negocios exigen nuevas normas jurídicas; y así
las corporaciones de comerciantes que gobernaban las ciudades comenzaron a
interesarse en la regulación de los negocios mercantiles. El aumento de esta clase de
actividades da nacimiento a determinados usos y costumbres y traen como consecuencia
la necesidad de una reglamentación especial para las operaciones que realizan los
comerciantes, y la creación de jueces especiales encargados de conocer en las
contiendas surgidas de los negocios mercantiles, quienes debían juzgar según los buenos
y antiguos usos. Aparece entonces la legislación estatutaria u surge la jurisdicción
consular, para suplir la insuficiencia del derecho privado y judicial común; es decir, nace y
se afirma el derecho comercial como derecho autónomo.

Pero toda la legislación tanto en su aspecto sustancial como en el jurisdiccional, se aplicó


al principio únicamente a la clase de los comerciantes; es decir, tuvo un carácter
profesional, se aplicaba a negociaciones entre comerciantes inscriptos en las matrículas
profesionales, pues las contiendas sobre puntos ajenos a la especialidad profesional
quedaban sometidas al derecho común.

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La jurisdicción consular comenzó luego a extenderse, de lo que resultó que dichos
tribunales comenzaron a entender paulatinamente en asuntos en los que intervenían
personas que no eran comerciante, y que ocasionalmente habían contraído vínculos
comerciales con mercaderes.

Poco a poco las legislaciones fueron sometiendo a sus disposiciones diversos institutos,
como la letra de cambio, los seguros, etc., en los que intervenían personas no
comerciantes y que quedaban sujetas a la jurisdicción mercantil en razón de los actos
que habían realizado. El paso decisivo lo da el código francés de 1808. Personas y
actividades que hasta entonces habían permanecido fuera de su esfera de influencia,
penetran en ella. Por su vinculación con operaciones comerciales o por motivos de orden
formal, gran cantidad de negociaciones de índole civil van siendo sometidas a la
legislación mercantil.

EDAD ANTIGUA. EPOCA ANTERIOR A ROMA (ETCHEVERRY)

Coincidentemente, los dirigentes de antiguas civilizaciones americanas, son al mismo


tiempo jefes religiosos y organizadores de la actividad mercantil de la comunidad.

Países como China e India, contaron con antiguas disposiciones mercantiles; en China se
conoció la contabilidad antes que en Occidente.

En tanto existe comercio, aparecen reglas escritas o se conservan normas verbales que lo
reglamentan.

En Grecia y Roma se desarrolla el comercio, pero desenvolviéndose por dos carriles


diversos: el pequeño comerciante que no es ciudadano, y el comercio extrazonal
manejado desde los niveles gubernamentales.

Por su ubicación sobre el mar Mediterráneo se desarrolla el tráfico marítimo y con él,
importantes reglas mercantiles.

En el Derecho Griego, el derecho mercantil gozó de cierta autonomía, aunque no se crean


instituciones con solido apoyo doctrinario.

EDAD MEDIA. APARICION DEL DERECHO MERCANTIL DIFERENCIADO


(ETCHEVERRY)

La caída del Imperio Romano de Occidente es un proceso que dura siglos y que obedece
a diversas causas históricas.

La ciudad romana se ve disminuida en población y animación con la venida con la venida


de los “barbaros”; la actividad general se traslada al campo.

En el periodo medieval desciende el nivel cultural, decaen las escuelas, las leyes, la
administración pública y la justicia y el comercio llega a su mínima expresión; el tráfico
mercantil por tierra en largas distancias se hace imposible; el marítimo ve grandemente
menguada su vitalidad anterior.

El actual territorio europeo entra en un periodo oscuro. Los pueblos invasores traen sus
leyes y costumbres jurídicas, las que se enfrentan con el rigorismo formal romano.

Entre otras novedades jurídicas, el derecho de los invasores es fundamentalmente


consuetudinario, fuente de gran importancia en el derecho comercial.

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Después de la decadencia y la confusión, hacia el siglo IX aparece el Feudalismo cuyo
fundamento económico es la organización agrícola – pastoril.

La economía en esta etapa es eminentemente agrícola y su control y su verdadera


propiedad está en manos del señor feudal.

A partir del siglo IX se abre en las ciudades italianas el desarrollo y progreso de las
actividades comerciales e intelectuales del sector terciario. Hasta el siglo XVI son las
ciudades – puertos las que impulsan el comercio medieval; sirven ellas de modelo para el
resto de Europa en cuanto a regulaciones comerciales.

En el siglo XI se produce un cambio: empieza una era de prosperidad en Europa central y


se produce un fenómeno: la migración del hombre de campo, que poco a poco se va
instalando en las ciudades. El sector agricultor sede su puesto al artesanado. El mercader
es una nueva figura que resalta entre las que viven en ciudades: acumulan riquezas y
éstas le dan el poder, el cual le permitirá exigir y crear un nuevo derecho que regule su
actividad.

En el siglo XII aparece el tratado del monje Teófilo en cuya obra explicó las reglas básicas
del tratamiento del cuero, la seda, etc., y además agrega reglas elementales de
comercio. Comienza también en el siglo XIII el uso de libros y normas de contabilidad, el
tráfico se complica, los negocios que se abarcan son mayores. El comerciante comienza a
tener sus instituciones, incluido el procedimiento concursal cuando sus negocios no van
bien.

El hombre que se desplaza del campo a la ciudad no solo lo hace por motivos
económicos; busca su realización como ser humano y fundamentalmente su libertad.

Los burgueses quieren el poder político y tribunales propios según las necesidades de la
dinámica de las transacciones, desean seguridad de las personas y de los traslados de la
mercadería. Todo ello se logra cuando se acepta una LEX MERCATORIA, basada en usos y
costumbres que regulen la actividad de grandes y pequeños mercaderes. Ese conjunto de
normas es el “estatuto del comerciante”.

El derecho comercial se forma a partir de las costumbres, edictos y ordenanzas reales,


decisiones reglamentarias de los parlamentos y de las normas de derecho romano.
Atribuye a dos razones la formación de un derecho propio de los comerciantes: 1)
necesitaban ellos reglas más simples que las del derecho común, que facilitara la
celeridad de las operaciones del comercio; 2) desde aquella época, el comercio adquiere
un carácter internacional muy marcado: mercaderes y negociantes tenían que disponer
de un conjunto de reglas jurídicas que le fuesen comunes.

a) FERIAS Y MERCADOS: los mercaderes pertenecen a una ciudad. Los mercados


son su ámbito permanente de trabajo. A las ferias acudían los “mercaderes
profesionales” allí se intercambian los distintos productos; como requieren una
larga preparación, se las celebra anualmente a lo sumo dos veces al año.
No hay que dejar de considerar el sinnúmero de obstáculos que halla el mercader
errante en su desplazamiento hacia ciudades o ferias lejanas, motivos por los
cuales en vez de vender de ciudad en ciudad, se van organizando reuniones
permanentes, que con el correr del tiempo adquirirían el carácter de “ferias”. En
ellas los comerciantes intercambian experiencias y la población en general se
beneficia con la mayor disponibilidad y más variedad en cantidad y calidad.
El ius mercatorum nace en las ferias y mercados. Aparece un nuevo derecho
ciudadano: el derecho de los bienes, del crédito, del intercambio, del dinero. Es un
sistema legal reglamentado por nuevos estatutos.

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b) LAS CASAS DE COMERCIO: el mercader supera la tienda, el almacén, y con el


progreso económico mejora y perfecciona sus instalaciones.
Con el tiempo, ciertas firmas comerciales se presentan con un nombre que
adquiere importancia propia objetivada.
Más allá de la “casa comercial”, aparecen las organizaciones: figuras asociativas,
el uso de marcas específicas para los productos, organizaciones más complejas a
las cuales se suman toda clase de empleados y auxiliares, así como contabilidades
que intentan reflejar todo esto.
El dinero se utiliza cada vez más, se genera la llamada “moneda de banca”.
Estas estructuras de derecho comercial se expanden de las ciudades italianas a
los puertos europeos sobre el Mediterráneo y a las más progresistas ciudades
interiores.

c) EL CONTRATO DE CAMBIO. LA LETRA DE CAMBIO; EL VALE O PAGARÉ; EL


CHEQUE: éstas son figuras jurídicas utilizadas por los comerciantes con el fin de
agilizar sus negocios, evitar el envío de moneda metálica a lugares lejanos y de
simplificar pagos y eliminar deudas.
En las ferias y mercados comienza el perfeccionamiento y una recreación de esas
modalidades negociales.
El contrato de cambio aparece como un instrumento utilizable, pero no el más
idóneo para las transacciones mercantiles.
Poco a poco se dejan de lado las formalidades hasta llegar a aceptarse un título
con breve escritura y una firma, la del responsable.
El simple y eficaz papel de comercio aparece asi como un instrumento idóneo que
en nuestro silgo recibirá la aceptación general por parte de toda la población,
después de incorporar en los siglos XVII y XVIII la cláusula a la orden y el endoso.

d) LAS CORPORACIONES: nacen como centros de autorregulación, como protección


contra el poder gubernamental, y también en concepto de agrupaciones
profesionales.
El derecho corporativo implica el derecho estatutario. De la aplicación de las
costumbres se avanza hacia la emisión de reglas escritas, cada vez más
minuciosamente detalladas, de gran rigor.
Se forman entre comerciantes o entre artesanos.
Las “guildes” fueron las primeras cofradías de la gente del pueblo; al principio no
eran asociaciones profesionales, pero más adelante pasaron a serlo; así nacen las
corporaciones, denominándose de ese modo a partir del siglo XVIII.
Estas asociaciones nacen durante el régimen feudal; pasan de voluntarias a ser
obligatorias, al punto de impedir el ejercicio del oficio a quien no estuviera
autorizado por ellas.
Adquieren poco a poco gran poder: comienzan a controlar las ferias, participar en
cargos municipales, propugnar ordenanzas y reglamentos, adquirir privilegios y
franquicias, intervenir en asuntos de impuestos y aduana, etc.
Como es sabido el derecho corporativo queda abolida completamente con la
Revolución Francesa.

e) LA JURISDICCION: el comerciante, el artesano, no se ve suficientemente


atendido en sus conflictos por los jueces, acostumbrados a resolver asuntos
civiles.
Aparecen primero los árbitros mercantiles, personificados por los comerciantes de
mayor prestigio; después de crea la jurisdicción consular para aplicar la justicia
frente al orden creado por las costumbres y el consentimiento informal de las
partes.

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A veces también se utiliza el derecho romano adaptándolo a las exigencias del
tráfico.
La Lex Mercatorum surge así de los propios comerciantes como de la jurisdicción
especial que recibe el nombre de consulado. Los cónsules juzgan aplicando la
buena fe, la costumbre, la equidad. Atienden los principios esenciales de este
derecho: celeridad, libertad de formas, internacionalidad, libre creación de
estructuras negociales.
El cónsul tenía que prestar juramento de que utilizaría las normas y las
costumbres de la corporación; los juramentos se redactaban por escrito y se
compilaban ordenadamente, llamándose estatutos.
Las normas jurídicas de los estatutos, empezando por los de las ciudades italianas,
son la base del actual derecho comercial: en ellos se dispone sobre diversas
formas asociativas, muchos de los contratos comerciales hoy conocidos, el
corretaje, etc.
Esta jurisdicción se va extendiendo a individuos que sin ser comerciantes o
miembros de una corporación, intervienen en materia mercantil.

EDAD MODERNA. LA SALIDA DEL PERIODO MEDIEVAL

En el siglo XV, mediante los grandes descubrimientos, Europa toma posesión del mundo y
comienza una era de colonización y explotación de las colonias.
El Renacimiento impone un desarrollo e impulso fundamental al derecho comercial. Los
viajes, las exploraciones y descubrimientos y los grandes inventos contribuyen a
consolidar este derecho, que ya se revela como una importante rama autónoma del
derecho privado.
En esa época se fundan monarquías poderosas. El derecho comercial pasa en esta época
a formar parte del derecho estatal de los Estados monárquicos, pero la disciplina sigue
siendo autónoma: no es absorbida por el derecho común.
En este periodo se produce la objetivación del derecho comercial: muchos no
comerciantes practican uno o más actos de los realizados por mercaderes, pero sin
intención profesional.
Por supuesto que el Código de Comercio francés sella la objetivación esencial del derecho
comercial, pero la aplicación de las normas y jurisdicción mercantiles a los actos
comerciales realizados por nos comerciantes, es anterior.

f) LAS ECONOMIAS NACIONALES: la fase urbana de la economía paso y estamos


ya en la época de las economías nacionales que dan pie al enorme avance
expansionista del Renacimiento.
Del siglo XV en adelante, comienza a desaparecer la artesanía ya perfeccionarse
los procedimientos industriales.
Los siglos XIV y XV se dicen de expansión comercial, pero tenemos que computar
factores como las guerras, los saqueos, los desequilibrios financieros de los reinos
en pugna.
De todos modos el comercio progresa: la letra de cambio adquiere una notable
difusión; la contabilidad se hace más compleja.
El “seguro” evoluciona notablemente: se idean nuevas formas de cobertura de los
embarques u operaciones arriesgadas. Hacia el siglo XIV se llega al pago de la
prima por adelantado, a cambio de que los aseguradores compren una mercadería
a un precio conocido pagadero en un plazo fijo. Si la mercadería llega indemne a
destino, el acuerdo de anula. La noción de empresa aseguradora nace con el
origen de la figura, ya que es imposible que una sol apersona garantice una
expedición marítima con mercaderías valiosas.

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Nace un nuevo problema, que es el del crédito al empresario; con el crédito
aparece la necesidad de la circulación de él; es entonces cuando derecho
comercial crea nuevas estructuras jurídicas que posibiliten también la circulación
del crédito, como antes circulaban los bienes.

g) LAS SOCIEDADES Y LOS BANCOS: de esta época es la creación de las primeras


sociedades comerciales.
La sociedad comercial tuvo una doble vertiente: la privada, fundada sobre la base
del poder político vinculado a los negocios, favorecido por el anonimato de los
verdaderos dueños del capital; y la pública gestada desde el Estado para realizar
importantes empresas.
Estas grandes empresas, a diferencia de las pequeñas sociedades personales,
limitan la responsabilidad de los socios intervinientes y dividen su capital en
acciones.
Quienes dirigen estas grandes compañías además están liberados de
responsabilidad personal.
La forma societaria se generaliza en el uso y sus técnicas de dinámica interna y
externa van adquiriendo más precisión y rigor jurídicos.
El Codigo napoleónico legisla después sobre las sociedad anónimas.
Con la organización accionaria recuperan vida los bancos los cuales intermedian
exclusivamente respecto del dinero y de los papeles de comercio; reciben
depósitos; otorgan créditos y financian operaciones con grandes ganancias. Con
los bancos se crea la “moneda contable”.
En los siglos XVI, XVII y XVIII campea, el mercantilismo como doctrina económica
que haría evolucionar y predominar como potencias a Portugal y España primero,
Holanda e Inglaterra después, y por último el colbertismo, en Francia.

1) Edad contemporánea (Teoría de los Actos de Comercio): Esta era comprende


desde la Revolución Francesa hasta nuestros días.
Las normas de cada Estado empiezan a sistematizarse y los Códigos comienzan a
aparecer. El primero fue el Código de Comercio francés (Código de
Napoleón) de 1807 que sirvió de modelo a los códigos de los demás países.
Enumera una serie de actos que quedaran sujetos a las normas y jurisdicción
mercantil sin importar que sean realizados o no por comerciantes.
A partir de dicha enumeración surge la “Teoría de los Actos de Comercio” y se
perfecciona la objetivizacion del derecho comercial.

LA UNIFICACION A NIVEL INTERNACIONAL. LOS PRIMEROS CODIGOS.

Con la formación de las grandes monarquías, del derecho comercial de los estatutos
corporativos y las costumbres recopiladas se pasa a un nuevo derecho mercantil de los
edictos y ordenanzas reales. Esta transición comienza en Francia y de ella se transmite a
los demás centros de Europa.

Con las reglas escritas, que pretenden objetivar por un lado lo que los comerciantes
hacen de manera profesional y por otro, determinar obligaciones personales
exclusivamente para ellos, aparece una nueva forma de aplicar el derecho comercial para
la jurisdicción consular: los mercaderes serán juzgados por ella solo cuando corresponda
a negocios mercantiles; por otro lado, quien realice actos de comercio sin ser
comerciante, también será juzgado a tenor de las reglas del derecho comercial.

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En materia de ordenanzas, España exhibe sus famosas Ordenanzas de Bilbao (1737),
redactadas por seis comerciantes sobre la base del derecho castellano y las Ordenanzas
francesas.

Después de las etapas de las ordenanzas, aparecen los códigos, compilaciones de mayor
extensión, de una más cuidadosa técnica.

Con la codificación se pretende otorgar estabilidad jurídica a las instituciones y escribir


las estructuras que para siempre regirían al ser humano.

Con los códigos, el Estado ordena más adecuadamente la actividad mercantil,


imponiendo al comerciante profesional la inscripción y otras obligaciones y a los grupos
colectivos de comerciantes la inscripción y publicidad.

El centro de la norma no será ya la figura del comerciante; habrá reglas subjetivas para él
y otras objetivas, admitiendo o condicionando la forma en que se practique la actividad
mercantil.

a) FRANCIA: en 1563 aparece el edicto de Paris. Establecia la jurisidccion consular


en la ciudad, diciendo que: “los jueces y consules de comercio entenderán en todo
proceso y controversia que en adelante se produzca entre comerciantes, por
hechos de mercancía solamente.
Mas adelante se dicta la “Ordenanza de Comercio o Code Marchand o Code Savary
(en honor al comerciante Jacques Savary, integrante de la comisión redactora).
En 1681 se promulga una ordenanza para el comercio marítimo; comprendía tanto
el realizado por el rey como el de comerciantes por su cuenta.
De esta manera fue en Francia donde por primera vez se extiende el derecho
comercial escrito a todo un reino de manera general, uniforme y obligatoria.
Con la aparición de estas ordenanzas en lo comercial, se produce una mayor
objetivizacion del derecho mercantil, ya que ese cuerpo legal se aplica incluso a
los no comerciantes que sean juzgados ante tribunales especiales de comercio en
materia de letras de cambio.

b) EL CODIGO DE COMERCIO FRANCES: es redactado muy rápidamente por una


comisión de siete miembros, designada el 3 de abril de 1801.
Cuando se proyecta la redacción de este Código las corporaciones ya no existían;
cualquiera podía ser mercader o artesano.
En la primera redacción del proyecto del Código de Comercio se preveía un primer
artículo declarando que cualquier persona tenia el derecho de ejercer el comercia
en Francia, y otro segundo enumeraba los actos de comercio. Ambos fueron
suprimidos.
Los cuatro libros del Code se refieren a los siguientes grandes temas: 1) del
comercio en general. 2) del comercio marítimo. 3) falencias. 4) jurisdicción
mercantil.
Este Código se limitó a regular la organización externa de la actividad del
comerciante. Los redactores del Código tuvieron que evitar una extensión muy
amplia a la competencia de los tribunales consulares; de ahí que se vieran
fatalmente obligados a precisar cuáles eran los actos justiciables ante los jueces –
cónsules y cuáles no, redactando una lista, bastante extensa, de los actos de
comercio.
Es un importante hito jurídico a partir del cual se ira elaborando un nuevo derecho
comercial. Adelanta también el paso hacia una mayor objetivización de la materia:
según sus reglas, los tribunales de comercio conocerán asuntos desde un doble
punto de vista: subjetivo, porque juzgan las transacciones entre negociantes,
mercaderes y banqueros; y objetivo en cuanto crea un listado de “actos de
comercio”.

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La sanción del Código tiene como consecuencia la proliferación de juristas que se
dedican a comentarlo y criticarlo; y la consecuencia principal, fue la inspiración
que el Código Francés refleja sobre los códigos que se dictan en los años
posteriores.

c) HOLANDA: recibe y adopta el modelo francés. Pero más adelante se elabora un


sistema con algunas particularidades y se eleva a la Cámaras del Reino de los
Países Bajos el proyecto de algunos títulos para la promulgación del código.
Este código de comercio rigió en Holanda y Bélgica hasta que se produjo la
separación de ambos países.
En 1838 se sanciona un nuevo Código en Holanda, que se divide en tres libros: 1)
del comercio en general; 2) de los derechos y obligaciones que resultan de la
navegación; 3) medidas que se han de tomar en caso de insolvencia de los
comerciantes.

d) ESPAÑA: la España unificada conoce las ordenanzas generales y las consulares


que los autores de derecho mercantil admiten en distinguir tres grupos: las
antiguas, las nuevas y las modernas.
Estas ordenanzas poseen un doble carácter, objetivo y subjetivo: la competencia,
no solo se refiere a los comerciantes, sus socios y factores, sino también a ciertos
actos y operaciones típicas del comercio; estas Ordenanzas se extendieron
después como ley general, a casi toda España.
El Código de comercio español fue reconocido como muy bueno para su época y
superior al francés, de tanta influencia sobre el nuestro y aplicable además en
diversos lugares del país por algún tiempo.
En cuanto a los actos de comercio no los define ni enumera.
En 1855 se reforma el código y se lo reemplaza por uno nuevo cuya base es la
misma que la anterior, modificándose la terminología, pero manteniendo la
estructura.
Actualmente está integrado con reformas más recientes y leyes complementarias.

e) PORTUGAL: su promulgación data de 1833. Su estructura consta de tres libros: 1)


referente a los comerciantes y actos de comercio; 2) las obligaciones comerciales
y los contratos; 3) las acciones mercantiles, tribunales de comercio y quiebras.
Este cuerpo legal organiza además una jurisdicción consular mixta, en el sentido
de estar integrada por jueces comerciantes y jueces letrados. También ha sido
actualizado con normas complementarias.

f) BRASIL: en 1850 se promulga el Código de Comercio del Imperio del Brasil,


dividido en tres partes: 1) del comercio en general; 2) del comercio marítimo; 3)
de las quiebras. Este código no define ni enuncia los actos de comercio. Sus
normas regulan las obligaciones de los comerciantes en general y de sus
auxiliares; contiene una detallada normativa para obligaciones y contratos.

g) ALEMANIA: aquel código se abre con un capítulo de “disposiciones generales” y


se divide en tres libros: 1) de los comerciantes y auxiliares de comercio; 2) de las
obligaciones comerciales; 3) procedimiento en materia de comercio.
El 10 de Mayo de 1897 se reemplaza el Código de Comercio anterior por otro
nuevo: se trata del HGB. Aunque define cuales son los actos de comercio
“básicos”, los actos de comercio “en general” serian lo que realizara el
comerciante “en ejercicio de su activad comercial”.

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h) CHILE: este código vigente aun, pero con reformas, comprendería un título
preliminar y cuatro títulos, que trataban de los comerciantes y de los agentes de
comercio, de los contratos y obligaciones mercantiles, del comercio marítimo y de
las quiebras. Enumera los actos de comercio.
Se inspiraron sus normas en los códigos vigentes en la época, incluyendo el
argentino.

i) ITALIA: el código de comercio del reino de Cerdeña, llamado Código Abertino, se


convierte en el Código de Comercio de Italia.
En 1865 se lo sustituye por otro, que también sigue el modelo francés. Son obras
que se adecuan a la época pero al poco tiempo evidencian su desactualización
respecto de los temas que va suscitando el pujante derecho mercantil.
Un nuevo código se promulga en el año 1882; consagra la autonomía y libertad de
las partes contratantes y la tutela del crédito. Sus cuatro libros de ocupan de: 1)
acto de comercio, comerciante y parte general de las obligaciones; 2) comercio
marítimo; 3) falencias; 4) ejercicio de las accione y duración de ellas.
En el año 1942 se promulga el Codice Civile, que comprende unificadamente las
materias de derecho civil, comercial laboral y parte del derecho público; es la
norma que sigue rigiendo en Italia desde entonces.
También ha sido completado por muchas leyes complementarias al texto original,
que lo adecuan a la cambiante realidad.

j) HONDURAS: se encuentra complementado por la Ley de Marina Mercante


Nacional, constituyendo un testimonio de una legislación codificada americana de
vanguardia.
Consta de 6 libros: 1) de los comerciantes individuales y sociales y auxiliares del
comercio; 2) publicidad mercantil, competencia desleal, contabilidad y
correspondencia; 3) la empresa y sus elementos; 4) regulación de las obligaciones
y contratos mercantiles en general; 5) quiebras; 6) prescripción y caducidad.
Es uno de los códigos más avanzados del sistema continental o codificado.

k) PANORAMA EN OTRAS REGIONES


 COMMON LAW: así se llama al orden jurídico que se aplica en diversas
regiones de la tierra, puro o con combinaciones. Fue creado
pragmáticamente en Inglaterra.
En el siglo XVIII se incorpora la lex mecatoria al common law,
desapareciendo también los tribunales especiales que la aplicaban.
Se discute doctrinariamente si existe o no derecho mercantil en el sistema
anglonorteamericano: no hay un derecho separado del civil; pero existe el
derecho comercial en cuanto regula personas, actos y contratos,
irrelevantes desde el punto de vista civil.

 PAISES DEL SOCIALISMO MARXISTA: ejercen un importante comercio


entre sí y con los del mundo capitalista; su economía dirigida y sus bienes
de producción en manos del Estado, no impiden que se desarrolle una
fuerte industria y un intenso intercambio de naturaleza mercantil.
Los particulares no pueden sino por excepción practicar actos de comercio,
nunca en gran escala.
Las relaciones económicas semejantes a las ventas, comisiones, créditos,
se realizan por empresas especiales del Estado, cooperativas, etc.
Las sociedades comerciales no existen y la actuación empresaria se rige
por el derecho administrativo; también se desconocen otras instituciones
típicas mercantiles como las quiebras, las letras de cambio o los bancos
privados.

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En definitiva, el derecho comercial, es en los países socialistas marxistas,
un verdadero derecho público de la economía.

2.- EL DERECHO COMERCIAL Y EMPRESARIAL. DEFINICIONES DOCTRINARIAS.


CARACTERES. UNIDAD DEL DERECHO, MOVIMIENTOS DEL DERECHO.
AUTONOMÍA: CONCEPTO Y CLASES.

COMERCIO Y DERECHO COMERCIAL (ETCHEVERRY)

Comercio desde siempre significa negociar, con amino de lucro sobre bienes. El comercio
reconoce una génesis rudimentaria en el trueque; después aparece la moneda y más
adelante el crédito.

Es posible lograr una definición del comercio desde el punto de vista de la economía.
Siburu sostiene que “el comercio es la actividad humana que tiene por objeto mediar
entre la oferta y la demanda para promover, realizar o facilitar los cambios y obtener con
ello una ganancia calculada sobre la diferencia de los valores de cambio”; significa la
actividad de comerciar.

Los actos de comercio son lo que realiza una persona no para satisfacer una necesidad
propia, sino como intermediario, persiguiendo habitualmente un fin de especulación.

El comercio es esencialmente intermediación en los cambios y probablemente con esta


acepción se corre riesgo de conceptuar al comercio como todo supuesto de hecho al que
la ley califica de mercantil, porque la ley mercantil regula una temática que en sendas
ocasiones excede el concepto económico de comercio y en otras delega en distintas
ramas del derecho la regulación de diversos aspectos del fenómeno social definido por la
ciencia económica llamado comercio.

 Concepción subjetiva del derecho comercial:

Según esta concepción: El Derecho Comercial es el que rige los actos realizados por los
comerciantes. Es un Derecho creado para una clase especial profesional de individuos: los
comerciantes. Por lo tanto se dice que es un Derecho de y para los comerciantes. Esta
concepción fue considerada como privilegio otorgado a ciertas personas y contra ella
arremete la Revolución Francesa que considera que el Derecho Comercial no es
subjetivismo puro. Si tenemos en cuenta que comerciante es aquel que realiza una
determinada actividad, inscripto en el Registro correspondiente y que tiene una calidad
que es la de ser comerciante, se puede observar que la concepción subjetiva se apoya en
el elemento objetivo que es la actividad comercial.

 Concepción objetiva del derecho comercial:

Esta concepción objetiva es la llamada concepción de los "actos de comercio" y la que ha


predominado en gral. A partir de la sanción del Código de Comercio Francés de 1.807,
seguido por nuestro Código y la mayoría de las legislaciones del mundo con mayores o
menores variantes. Su característica es la de considerar al Derecho Comercial como
aquel que rige las relaciones jurídicas de aquellos que realizan actos de comercio, sean o
no comerciantes. Una objeción que se hace a esta concepción es el hecho de que los

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objetivistas no han podido dar hasta la fecha una idea clara y definida de lo que es acto
de comercio.

DEFINICIONES DOCTRINARIAS

a) LA DOCTRINA DEL DERECHO DE LOS ACTOS EN MASA: Nace en Alemania a


principios de este siglo como reacción al objetivismo. Esta doctrina considera que
el Derecho Civil regula los actos aislados y el Derecho Comercial: Los
actos masivos realizados en forma repetida y homogénea. Esta concepción
excluye de la comercialidad a todos aquellos actos (como el cambio) que no
cumplen las tres condiciones citadas: masivos, repetidos, homogéneos.

b) TEORÍA DE LA EMPRESA: Nace en Europa. Se sostiene que es necesario acudir


a la Economía para definir al Derecho Comercial, concibiendo a éste como: El
Derecho de las empresas, la unión de los factores de la producción. La
empresa, para esta teoría, es comercial cuando tiene forma y organización
comercial. La empresa no es sujeto, no la debemos confundir con la persona física
del comerciante; tampoco es objeto. Es la forma como organiza el sujeto su
actividad.

c) DOCTRINA DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS: para esta teoría el Derecho


Comercial es: El ordenamiento jurídico de todas las relaciones
económicas, desde la producción al consumo, en las que está incluido el
acto comercial. Por ello sostienen que el Derecho Comercial debe ir más allá del
acto de comercio proponiendo para tal fin, la unificación de los Códigos Civil y
Comercial y también la igualdad de las obligaciones, excepto los actos que sean
exclusivos del derecho civil, como el matrimonio.

d) TEORÍA DE LA CATEGORÍA HISTÓRICA: (enunciada por Ascarelli y seguida por


Halperín) sostiene que el Derecho Comercial no es una categoría dogmática del
Derecho Privado que se constituye como tal por su propia naturaleza, por su
método de investigación, sino que constituye: Un fenómeno cuya existencia,
permanencia y evolución se encuentra señalada por la historia o por los
hechos históricos.

e) DOCTRINA DELIMITATIVA Y REGULADORA: Doctrina enmarcada dentro de la


concepción objetiva y que señala que: El acto de comercio es todo supuesto
de hecho que la ley califica de mercantil aunque no lo sea.

UNIDAD DEL DERECHO

El derecho se presenta como una sola e inmensa institución y pretender conocer el


derecho mediante el análisis de una de sus ramas es como querer conocer el cuerpo
humano mediante el examen de uno solo de sus órganos. La descomposición del derecho
es un procedimiento necesario de nuestra ciencia; pero puede conducir a gravísimos
errores.

Toda la vida jurídica de un país está regida por el Derecho, que constituye un
ordenamiento único y total. A cada sector de la vida corresponde un sector del
ordenamiento común de las relaciones jurídicas privadas y que es especial,
correlativamente con el derecho público, en relación al derecho en general.

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Derecho Comercial 2015
Germán Otamendi- Verónica G. González.
U.G.: 145 San Rafael- Mendoza.
Ambas ramas constituyen complejos orgánicos de principios y normas aplicables a
relaciones bien determinadas. No es conveniente en absoluto la parcelación del derecho,
solo justificada con fines didácticos.

Siendo el orden jurídico una unidad, el jurista tiene que conservar y recrear
constantemente la visión de ese todo, en el cual será una parte de nuestra disciplina.

AUTONOMIA DEL DERECHO. CONCEPTO

No hay duda de que el derecho comercial es una disciplina que no ha nacido a partir del
derecho civil, sino que constituye un conjunto de normas que pretendieron regular una
situación nueva.

No hay duda de que la autonomía didáctica fue un hecho en nuestro país hasta este siglo.
Estamos frente a una transición respecto de la autonomía legislativa, ya que se observa
en el mundo, fenómenos recibidos y aceptados de unificación del derecho privado, y en
nuestro país, concretas unificaciones legislativas.

El derecho comercial nació como un sistema especial destinado a reglar la conducta y los
negocios de los comerciantes en la Edad Media.

El derecho comercial nació autónomo y así se mantuvo durante mucho tiempo en las
legislaciones que siguieron la tendencia codificadora francesa.

La autonomía legislativa existente en nuestro país, hasta principios del año 2015, fue
quebrada en Italia a partir del Código Civil unificado de 1942, sin que esta nueva
estructuración del derecho positivo haya provocado dificultad alguna.

Ello demostraba que se podía hablar de un derecho comercial, como se habla de un


derecho matrimonial, cambiario, agrario, pero todos ellos serán un capitulo dentro de un
sistema de normas.

Cuando se trata de la regulación de ciertos estatutos, como podrían ser los del
comerciante, de los corredores, de los martilleros, la ley mercantil es autónoma. Pero no
lo es en el sistema de los actos jurídicos, obligaciones y contratos en los cuales la
remisión al derecho civil es obligada, existiendo de hecho una integración plena entre
estas ramas del derecho privado.

Lo que importa en el tema de la autonomía viene a ser la sistemática aplicable en


situaciones no regulables o de duda.

En este sentido el derecho mercantil puede considerarse autónomo porque posee una
serie de principios que se mantienen en razón de la distinta realidad que este derecho
regula.

Si llamamos rama autónoma a un agrupamiento de normas que poseen un tiempo, un


espacio y un sector concreto de la realidad social sobre las cuales actúan, el derecho
mercantil es autónomo. Él regula intereses distintos y cambiantes en el tiempo y si crea
estructura, solo lo hace por un imperativo de técnica jurídica, pero ellas no deben de
ningún modo dar la espalda al orden jurídico positivo total.

AUTONOMIA: CLASES

En tres sentidos puede hablarse de autonomía de una rama del derecho:

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Germán Otamendi- Verónica G. González.
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a) AUTONOMIA CIENTIFICA Y DIDACTICA: en cuanto el estudio de esa rama pueda o
deba constituir una materia especial de investigación y de enseñanza.

b) AUTONOMIA JURIDICA O DOGMATICA: aunque queda encuadrada dentro del


sistema general del derecho, presenta rasgos peculiares.

c) AUTONOMIA LEGISLATIVA: en cuanto a las leyes relativas a dicha materia deban


ser coordinadas en un cuerpo separado de normas.

No siempre las tres acepciones se manifiestan coincidentes respecto de una misma


materia.

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UNIDAD II:

EL DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y EMPRESARIAL EN ARGENTINA

1.- EL DERECHO COMERCIAL EN NUESTRO PAÍS. ANTECEDENTES ARGENTINOS


DESDE LAS ORDENANZAS DE BILBAO HASTA LAS ÚLTIMAS REFORMAS.
EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y JURISDICCIONAL.

EL DERECHO COMERCIAL EN NUESTRO PAIS:

LA EPOCA COLONIAL Y LA ERA INDEPENDIENTE ANTERIOR A LA CODIFICACION

Es importante destacar la unidad legislativa de Hispanoamérica, base de una posible


integración futura.

Antes de 1810 regía en nuestro país la legislación hispana para sus colonias de América:
las leyes de Indias y las de Castilla primero, y las Ordenanzas de Bilbao del año 1737
después, tuvieron vigencia desde 1794, cuando se creó el Consulado de Buenos Aires.

En 1503 por Real Cédula se crea la Casa de la Contratación de Sevilla, tenía funciones de
gobierno con atribuciones políticas y era organismo rector del comercio peninsular con
las Indias.

En 1524 se crea el Real y Supremo Consejo de Indias: intervenía en la administración de


los nuevos territorios y en la preparación de leyes que se sometían al monarca para su
aprobación.

La importancia del tráfico es tal, que ya no bastan las instituciones y las normas
existentes.

La Nueva Recopilación (año 1567) era un verdadero “código” de legislación ultramarina;


fue completada por la Novísima Recopilación.

Esas leyes generales, adicionadas con cédulas, provisiones y ordenanzas, formaban un


sistema de muy complejo tratamiento por la superposición de textos e infinidad de
decisiones emitidas en respuesta a los diversos problemas que iban surgiendo.

En el año 1719 don Juan de Corral, oidor de la Audiencia de Chile, presenta al rey su
propósito de dedicarse, dice, al “penoso trabajo de comentar todas las Leyes de la
Recopilación de Indias”: la obra tendría seis tomos en latín. Logró realizar tres tomos;
cuando trabajaba en el cuarto lo sorprendió la muerte. Más adelante hubo otros intentos
de abordar el trabajo de codificación o agrupación de la gran cantidad de normas legales,
pero nadie logró realizarlo con éxito.

Este verdadero alud legislativo, justificado por la inmensa empresa española, abarca los
siglos XVII y XVIII; una primera y cercana manifestación de derecho mercantil se produce
con la creación en el año 1749, en Montevideo, de un juzgado comercial para conocer en
causas de arribadas forzosas o naufragios.

En el año 1776 se crea el Virreinato del Rio de la Plata, cuyo destino no había de ser por
cierto un centro de gran producción minera. En 1783 se crea la Real Audiencia de Buenos
Aires, que fue un tribunal político – judicial de gran importancia.

Estos precedentes son hitos que jalonan singularmente el transcurso de la historia de


nuestro país.

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Germán Otamendi- Verónica G. González.
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 LOS JUECES DE COMERCIO: EL CONSULADO: la magistratura colonial
era compleja; había jueces reales, jueces capitulares y jueces de la Real
Audiencia.
El Consulado de Buenos Aires era un tribunal que seguía la tendencia de
separar la jurisdicción civil de la mercantil. Este tribunal independiente y
autónomo, tenía doble función; la judicial que entendía en pleitos
mercantiles, y la administrativa, que se ocupada de problemas de policía
del comercio y fomento del tráfico mercantil. Aplicaba sus leyes según el
siguiente orden de prelación: Ordenanzas de Bilbao, leyes de Indias y leyes
de Castilla.
El procedimiento ante los jueces mercantiles era breve y sumario, no
siendo obligatoria la intervención de letrados.
Donde no funcionaba consulado, los representantes de aquel tribunal
designaban un diputado que juzgaba en su nombre.
Fue secretario destacado del Consulado nuestro prócer Manuel Belgrano
quien escribió sus famosas Memorias, en las cuales bregó lealmente por el
desarrollo del más amplio comercio.

LA ECONOMIA DURANTE LA EPOCA VIRREINAL.

La idea dominante de aquella época era la necesidad de ampliar la libertad de comercio,


la cual avanza a paso lento.

Al principio se autoriza el intercambio de productos con “colonias extranjeras”, en favor


de Inglaterra.

En este juego diplomático – político – económico, interviene notoriamente, como es


sabido, la diplomacia inglesa; este país, necesitado de exportar sus abarrotados puertos
con el exceso de mercadería de su creciente industria, despliega una hábil política que
sirve a sus fines.

La entrada legal o ilegal de los productos más variados perjudicó enormemente a la


naciente industria virreinal del Plata, y asimismo el interior del país.

El comercio al exterior era básicamente agropecuario. De la ganadería se exportan al


principio solamente cueros, el sebo más adelante, y vienen después los primeros
saladeros y fábricas de curtiembres.

La entrada de mercaderías extranjeras a la ciudad de Buenos Aires y de ella al interior,


hace que la situación económica del Virreinato, que era floreciente en el siglo XVIII,
decaiga completamente en el siglo siguiente.

LA ECONOMIA DURANTE LA EPOCA INDEPENDIENTE.

En los primeros años de independencia de nuestro país, se aplican los preceptos


hispanos. En cuanto al derecho comercial, se mencionan los temas más importantes que
merecieron tratamiento legislativo.

El código de comercio español fue al principio adoptado por varias provincias, dada la
falta de un ordenamiento adecuado a la realidad mercantil.

La Asamblea del año 1813 crea la “matricula de comerciantes nacionales” y adopta


algunas disposiciones sobre consignaciones.

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Germán Otamendi- Verónica G. González.
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Dos años más tarde, en 1815, se resuelve que los contratos de sociedad deben otorgarse
ante el escribano del Consulado a fin de darles mayor justeza y seriedad técnica.

En 1817, El Reglamento, manda que se observen las leyes españolas vigentes, en tanto
no contraríen el nuevo status de las Provincias Unidas.

En esta etapa se crea la Bolsa Mercantil. En 1821 se emiten normas para corredores y
martilleros. Rivadavia propugna en 1822 decretos sobre “casa de comercio”, “actos de
comercio” y “alzada de comercio”.

En la época en que Rosas gobierna a Buenos Aires hay poca producción legislativa
atinente a lo mercantil; predomina una economía agraria con desarrollo de una única
industria a partir de aquella actividad: los saladeros.

2.- LA UNIFICACIÓN LEGISLATIVA DEL DERECHO PRIVADO EN LA ARGENTINA.


ANTECEDENTES NACIONALES: CONGRESOS Y PROYECTOS DE LEY.

UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO

Después de años de avances, retrocesos y estancamientos, se vuelve a pensar en


unificar el derecho privado, de unirlo en un solo cuerpo jurídico. La idea de la unificación
tiene cierta antigüedad.

Unificación significa una sola estructura codificada para el derecho privado, pero son
numerosas las variantes posibles:

 Un solo código civil, en el que se agrupe el derecho civil, comercial y


laboral
 Dos códigos, uno de las obligaciones o patrimonial con inserción de la
materia mercantil y otro civil (caso de Suiza)
 Un solo código de comercio para el tema patrimonial civil y comercial
(posición de Satanowsky, Melo, Yadarola y Malarriga)
 Un código de derecho privado con inclusión de algunos temas de derecho
público (caso de Holanda)
 Un código genérico y fundamental de obligaciones y contratos

Y así una infinita variedad de sistemas.

El common law anglo-norteamericano, nunca estableció diferencias en general entre la


rama civil y la mercantil, aunque dentro de su textura puedan algunos autores hallar
principios solamente aplicables al comerciante individual, las sociedades o el comercio.

Frente a esta realidad, aparecen otros tipos de unificación:

 La que se realiza a través del derecho de la integración: cuya realidad tangible se


halla en las reglas de la Comunidad Europea, o en normas comunes para algunas
regiones de América.
 La que se realiza a través de Organismos internacionales privados (Unidroit) o
públicos (Uncitral): trabajan permanentemente en tareas de unificación y
compatibilización del derecho privado de los diferentes países.

ANTECEDENTES NACIONALES: CONGRESOS Y PROYECTOS DE LEY.

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Germán Otamendi- Verónica G. González.
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Ha señalado Satanowsky que la legislación comercial argentina nació bajo el signo de la
unificación.

El Código de Comercio de 1859 para la Provincia de Buenos Aires, se dicta sin que
existiera un Código Civil, y cuando Vélez Sarsfield redacta éste, coexiste con el Código de
Comercio hasta el año 1889, fecha en la cual se decide eliminar del segundo la mayor
parte de sus previsiones de derecho común por lo que el Código Civil pasa a ser la regla
general que rige al comercio en los casos no previstos por la legislación mercantil.

En la “Exposición de Motivos del Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires”


(1857), Vélez Sarsfield y Acevedo explican que, ante la ausencia de una legislación civil,
habían tenido que crear un Código de Comercio completo que supliera aquella falta.

En 1906, por iniciativa del profesor Leopoldo Melo, titular de la materia, se intenta
redactar un código de obligaciones, contratos y de unificación de algunos otros aspectos
del derecho privado. Su idea, lleva al primer Congreso Nacional de Derecho Comercial en
1940.

También Mauricio Yadarola, desde su catedra de Córdoba, propugna el “Código único de


las obligaciones”, idea que mantiene en el mencionado congreso. Puesta la idea a
votación, se aprobó por 33 votos a favor, 16 en la negativa y 3 abstenciones

Más adelante la idea unificadora es sostenida por Marcos Satanowsky en las “Jornadas
Franco – Latinoamericanas de Derecho Comparado”, celebradas en Montevideo en 1948;
la misma idea se ratifica en las “Jornadas para la Unificación de la Legislación
Rioplatense” reunidas en la Facultada de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires.

Las opiniones sobre el tema de la unificación están divididas, pero será de mucha utilidad
conocer la de Farina, quien se opone a la unificación del derecho privado; precisamente
en virtud de los principios que rigen al derecho comercial y que le otorgan autonomía,
sostiene que frente al quietismo del derecho civil (que considera una virtud), aparece
nuestro derecho, dinámico y cambiante. Señala que “pretender encerrar a ambos
derechos en un solo código” derivará en perjuicio de ambos sin beneficios para ninguno.
El Derecho Comercial debe tutelar la seguridad del tráfico, la celeridad de la circulación,
el crédito, el derecho de los consumidores, la subsistencia de la empresa.

En la actualidad contamos en nuestro orden legal positivo con un único Código Civil y
Comercial de la Nación. El proyecto de Reforma y unificación del Código Civil fue
aprobado por 134 votos a favor el 1 ° de octubre de 2014 y sancionado por Ley 26.994,
cuya entrada en vigencia se propugnó el 1° de agosto de 2015.

3.- ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO ARGENTINO Y


LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL. CARACTERES.

EL CODIGO DE COMERCIO ARGENTINO. ANTECEDENTES

En 1852 Urquiza emite un decreto y nombra una comisión para la redacción del Código
Mercantil, que no obtiene resultados positivos.

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Por iniciativa de Dalmacio Vélez Sarsfield, quien era ministro de gobierno en el año 1856,
se decide emprender la obra junto a Eduardo Acevedo, destacado jurista uruguayo.

Respecto de ésta labor conjunta, existió en nuestro medio una polémica que acusó a
Vélez Sarsfield de “supervisar” únicamente el trabajo, reconociendo como principal
redactor a Acevedo.

Históricamente está probada la participación de Vélez Sarsfield. Lo cierto es que Acevedo


redactaba partes de la obra que Vélez corregía o admitía.

El propio Vélez Sarsfield declararía en ocasión del mencionado debate sobre la autoría del
código, que no se podía decir que hubiera un solo artículo redactado por uno o por otro:
tal era la labor conjunta realizada.

El proyecto Vélez – Acevedo se presenta en la legislatura en el año 1857. Se remite al día


siguiente con la firma de Felipe Llavallol y del Secretario José A. Ocantos, a Valentin
Alsina, quien ordena su publicación.

Contenía 1748 artículos y 7 disposiciones transitorias, divididos en cuatro libros:

1) Personas del Comercio.


2) Obligaciones y contratos en general y contratos del comercio.
3) Derecho de obligaciones que resultan de la navegación.
4) Insolvencia de los comerciantes.

En este código no se legislaba sobre cheques y eran incompletas las reglas sobre
sociedades.

Nuestro primer código tuvo como indudable modelo general el código francés, también se
tuvieron en cuenta los que de él habían surgido: español, portugués, holandés, brasileño.

Sobre el modo de trabajar para la redacción del proyecto, la reconstrucción histórica


indica el siguiente mecanismo: Acevedo proyectaba la primera redacción sobre la base de
códigos y leyes extranjeras; Vélez Sarsfield examinaba los borradores; los modificaba o
no, teniendo en cuenta precedentes jurisprudenciales. Al parecer, la mayor parte del
Código se habría redactado así.

LAS REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO.

a) LA PROMULGACION DEL CODIGO CIVIL Y LOS CAMBIOS ECONOMICOS

Las grandes reformas al texto del Código llegarían varios años después. Antes de la
entrada en vigencia del Código Civil, una ley había dispuesto que el Poder Ejecutivo
nombrara a dos jurisconsultos para que informasen sobre las modificaciones que fuesen
necesarias. El nuevo ordenamiento resolvía las cuestiones referentes a los actos jurídicos,
obligaciones, parte general de contratos y otras, por lo que era imprescindible reformular
estos temas en el Código de Comercio.

b) LA PRIMERA GRAN REFORMA

El 9 de diciembre de 1886, bajo la presidencia de Juárez Celman, se encomienda la


reforma a Lisandro Segovia, abogado.

El trabajo de Segovia estaba inspirado en las leyes mercantiles de Italia, Francia y


Alemania.

En 1887 Segovia envía al Poder Ejecutivo los dos primeros libros de su proyecto y el resto
en mayo. En 148 días había concluido un Nuevo Código de 1619 artículos, “totalmente
nuevo”.

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Después de dos años y medios se encontraban a estudio del Congreso los dos proyectos
de reforma: el de 1873 y el de 1887 de Segovia.

Finalmente ambas cámaras aprueban un nuevo proyecto de reformas que había


elaborado la Comisión formada por Escalante, Zeballos, Basualdo y Colombres,
consistente en una serie de modificaciones al Código de Comercio vigente, acompañado
por un extenso “Informe” en el que se exponen las causas y las fuentes de las
modificaciones. Esta es la primera gran reforma de nuestra materia, promulgada en
1889. Con ella no se quiso modificar totalmente el Código de Acevedo y Vélez Sarsfield,
que se consideró “uno de los más avanzados del mundo”. Los cambios más significativos
fueron los siguientes:

 Se suprime el requisito de la inscripción en la matrícula como exigencia para


adquirir la calidad de comerciante.
 En general se quitaron del primer Código las reglas que pertenecían al derecho
civil, ya regulados por éste.
 Se modificaron varias instituciones del Código: corredores, empresas de
transporte, bolsas, sociedades, compraventa, etc.
 Se adecuaron los contratos de mutuo, depósito y prenda, quitando el material que
se considera civil.

No se sancionó un Código totalmente nuevo, pero las disposiciones originadas en el triple


esfuerzo de Villegas y Quesada, Segovia y el propio de la Comisión, constituyeron un
importante avance históricamente valorable.

COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. CARACTERES.

El Código de Comercio argentino, ha sido expresamente derogado por la ley 26.994.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación incorpora algunas de las materias


comerciales y da un tratamiento unificado a las obligaciones y a los contratos. Es así que
regula:

 la contabilidad,
 la rendición de cuentas,
 la representación,
 los contratos comerciales típicos,
 las reglas de interpretación y al valor de los usos y costumbres en forma similar a
como lo hacía el Código de Comercio derogado,
 incorpora a los contratos comerciales atípicos y a los contratos bancarios,
 introduce reglas generales en materia de títulos de crédito,
 el contrato de “arbitraje” y los contratos “de consumo”.

El nuevo Código no deroga la ley de Navegación y la ley de Concursos y Quiebras, y


también mantiene vigentes a todas las leyes “incorporadas” y “complementarias” del
código derogado

Por su parte, el Registro Público de Comercio pasa a denominarse “Registro Público” a


secas, y nada se regula específicamente sobre actos inscribibles, procedimientos y
efectos de las registraciones.

En cuanto a las sociedades, la ley deroga a las sociedades “civiles” y modifica a la ley
19.550, cuyo nombre ahora será de “ley general de sociedades”, pasando a los
“contratos asociativos” al texto del código civil. Vale decir que desaparecen los conceptos

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de “comerciante”, de “acto de comercio”, de “contrato comercial” y de “sociedad
comercial”. ¿Significa esto la desaparición del Derecho Comercial como tal? Por supuesto
que no. Al respecto recordemos que el derecho comercial es una categoría histórica,
aparecida en Occidente a fines de la Edad Media, que implica la aplicación de una ley
especial, diferente a la ley ordinaria o civil, a ciertas personas y bajo ciertas situaciones.
Si bien en el nuevo Código aparentemente se habrían unificado a los sujetos, a las
obligaciones y a los contratos, en la realidad subsiste un régimen diferenciado que
implica la vigencia actual del Derecho Comercial bajo otras pautas y, en algunas áreas,
con mayor fortaleza.

4.- FUENTES DEL DERECHO COMERCIAL: LA LEY. USOS Y COSTUMBRES. CLASE,


REQUISITOS, VALOR Y PRUEBA. JURISPRUDENCIA. NUEVAS FUENTES DEL
DERECHO NOMBRADAS POR EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.

FUENTES DEL DERECHO COMERCIAL. INTRODUCCION.

En un sentido muy genérico, la fuente fundamental del derecho en los países de derecho
codificado es la ley.

La ley mercantil está constituida por un ordenamiento especial, aplicado por los jueces
con el enfoque interpretativo necesario para evaluar el fenómeno comercial, distinto del
civil, el penal o el administrativo.

El derecho mercantil debe poseer una depurada técnica, ya que construye instituciones
específicas de gran resonancia social; por la misma razón, el Estado está prontamente
dispuesto para un control, que será más riguroso cuanto más importante y más dañosa
sea la actividad.

Las fuentes del derecho comercial no difieren en general de las que corresponden al
conjunto del derecho privado (concepción adoptada por la catedra):

 Ley
 Jurisprudencia
 Costumbre
 Doctrina

Las fuentes de las obligaciones, en lo mercantil, tienen el mismo origen que en derecho
civil (Siburu y Fontarrosa):

 Ley
 Contrato
 Cuasicontrato
 Delito
 Cuasidelito

Concepción de Aftalion, García Olano y Villanova:

 Obligaciones estatutarias: las que surgen de un status social determinado.


 Obligaciones contractuales: todo aquello que no atañe al orden público puede ser
puesto por las partes como relación obligatoria.
 Obligaciones que surgen del daño causado.
 Obligaciones derivadas del enriquecimiento sin causa.

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En nuestro derecho comercial aparecen claramente las siguientes (concepción de la
cátedra):

a) Obligaciones legales y estatutarias.


b) Obligaciones provenientes de actos jurídicos de la costumbre y la apariencia.
c) Obligaciones provenientes del daño causado.
d) Obligaciones que surgen del enriquecimiento sin causa.
e) Obligaciones que nacen del actuar del empresario frente al mercado.

LA LEY

Este vocablo en sentido amplio es comprensivo de:


 Normas constitucionales
 Códigos
 Leyes generales o especiales
 Tratados internacionales
 Normas emergentes de otros poderes, por ejemplo: ordenanzas municipales,
resoluciones de diversos organismos.

Al Código de Comercio, por ser el cuerpo de normas central que rige la materia, se le han
ido agregando las leyes que lo modifican o completan.

Hay una diversidad de leyes que, situándose en una rama concreta del derecho,
contribuyen a modificar instituciones o conductas mercantiles, por ejemplo: orden
laboral, impositivo, etc.

Otras leyes contienen referencias al orden mercantil, así como a otras ramas del
ordenamiento; por ejemplo: la ley de defensa de la competencia apunta a la organización
de un mercado sano y amplio, y sus normas pueden reconocerse como mercantiles
algunas, pero otras claramente pertenecen al derecho administrativo.

A esto hay que agregar la eventual reducción del orden mercantil al civil, en temas de
teoría general, y la presencia cada vez mayor de reglas provenientes de tratados
internacionales u órdenes legales internacionales.

USOS Y COSTUMBRES. CLASE, REQUISITOS, VALOR Y PRUEBA.

Constituyen la fuente del derecho más antigua, ya que nacen antes de las normas
escritas.

Poco a poco la COSTUMBRE va pasando a ser ley positiva. Aparece como un dato pre
normativo que el derecho debe considerar:

a) puede rechazarla, oponiéndole soluciones de ilicitud;


b) acogerla expresamente, regulándola e incorporándolas al orden positivo;
c) reconocer la costumbre y otorgarle, por si misma, un valor legal.

El derecho comercial prevé de este modo la aplicación de los usos y costumbres,


atribuyéndoles una doble eficacia en la voluntad de las partes:

a) interpretativa
b) integradora

En nuestro derecho privado, el USO carece de fuerza para crear por sí mismo normas
jurídicas y solo puede desempeñar la función de suministrar contenido a la norma

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general, porque no tienen una fuerza vinculadora autónoma, sino que su vigencia
depende la ley.

CLASES

Además de los USOS Interpretativos e Integradores de la voluntad, pueden distinguirse:

 En base a su aplicación territorial:

 USOS GENERALES: se observan en todo el territorio de la nación o en una parte


considerable de ella.
 USOS LOCALES: se observan cuando solo se aplican en lugares determinados.

 En razón de su aplicación en la materia:

 USOS GENERALES: cuando se cumplen en todas las relaciones referentes a una


materia determinada.
 USOS ESPECIALES: si solo observan respecto de ciertas relaciones o profesiones.

En el supuesto de conflicto deben privar los usos locales o especiales sobre los generales,
por los mismos motivos que hacen privar a la ley especial sobre la común o general.

La COSTUMBRE aparece de manera sobresaliente en el derecho comercial por medios


de estas manifestaciones:

a) COSTUMBRE INTERPRETATIVA DE LA LEY: actúa en sentido de fuente


autónoma del derecho comercial.
b) COSTUMBRE GREMIAL O ESTATUTARIA: implica la aceptación legal de ciertas
modalidades de actuación que conducen a un resultado jurídico concreto.
c) COSTUMBRE INTERPRETATIVA: es la de mayor aplicación en nuestra disciplina.
Estas son las costumbres que permanecen en forma oral, propios del actuar en el
mercado.
d) COSTUMBRE INTERNACIONAL: la falta de vigencia de todo un sistema legal
coactivo, hace que se acentúe la buena fe en el actuar internacional.

VALOR Y REQUISITOS.

Fue mérito de la escuela histórica del derecho señalar el valor de la costumbre como
manifestación espontánea del sentimiento jurídico popular. Los hechos de la vida social,
condicionados por ciertas exigencias, imponen a la comunidad determinados métodos de
conducta que son acatados por el conglomerado humano.

En las antiguas civilizaciones, y aun en ciertos Estados modernos, la costumbre ha


constituido la fuente primaria del Derecho. Las normas consuetudinarias tuvieron y tienen
la misma fuerza obligatoria que la ley escrita. Pero como consecuencia de la evolución
social y jurídica, el derecho codificado fue sustituyendo paulatinamente al
consuetudinario, hasta dejar a este reducido a su mínima expresión. Esto no quita todo
valor a la costumbre, la que en muchas ocasiones abre sendas en el enmarañado campo
de las acciones humanas, cuando nuevos hechos y nuevas relaciones no previstos por la
ley obligan a los individuos a establecer nuevas conductas.

Para que la costumbre pueda ser considerada fuente formal del derecho y obligue por si
con la misma fuerza que el derecho escrito, sus actos constitutivos deben reunir los
siguientes REQUISITOS:

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a) UNIFORMIDAD EN EL MODO DE REALIZACION
b) REPETICION CONSTANTE
c) DURACION O CIERTA ANTIGÜEDAD
d) GENERALIDAD O CONOCIMIENTO SOCIAL GENERALIZADO

PRUEBA

Ha quedado establecido que los usos y costumbres, en nuestro derecho positivo,


suministran el contenido a la norma legal o general, y por lo tanto forman parte
integrante de ella. De tal premisa se discute si una costumbre tiene que probarse o no.
En general, la solución dependerá de la mayor o menor notoriedad que la costumbre
invocada posea.

Si se la presume conocida y general, podrá planteársela ante el juez sin más, en caso de
duda habrá que probarla, porque el juzgador no podrá aplicar una costumbre que
desconoce, no le consta o tiene difícil interpretación técnica.

La ley, en ciertos casos remite a los usos, pero para que estos sean aplicables, debe
determinarse previamente su existencia. Por ende, la prueba del mismo queda sometida
a las mismas reglas que imperan en materia de determinación del derecho aplicable. De
aquí derivan las siguientes consecuencias:

a) El uso debe ser examinado y aplicado por el juez, aun de oficio.


b) En lo relativo a la prueba de la existencia del uso, la parte interesada puede
demostrar la existencia de un uso y aportar al juicio todos los elementos
ilustrativos que estime adecuados, sin perjuicio de que sea el juez quien
determine el valor y el alcance del mismo.
c) En cuanto a los medios probatorios admisibles, debe tenerse presente que
tratándose de probar una norma jurídica y no un hecho jurídico, quedan excluidos
aquellos medios fundados en las propias declaraciones de las partes, tales como la
confesión y el juramento.

JURISPRUDENCIA

Las decisiones judiciales cumplen la misma función en derecho civil y en derecho


comercial, ya que por medio de ellas se interpreta la ley y se la completa a la luz de los
hechos expuestos y probados. El juez emite verdaderas reglas de derecho en cada caso
que le es sometido, pudiendo usar diversos métodos de interpretación judicial (exegético,
dogmático, científico, libre, hermenéutico, etc.)

El juez procederá del siguiente modo:

a) Estudio del caso y su ubicación temporal y espacial;


b) Examen atento de los hechos;
c) Aplicación de la ley y la costumbre correspondiente, todo relacionado a los
principios informantes del derecho comercial;
d) El fallo dispondrá sobre la razón que asiste a cada parte y la eventual
responsabilidad.

Hay, en derecho comercial, creaciones jurisprudenciales de enorme importancia, pero los


jueces no pueden hacer interpretaciones generales, sino que tienen que concretarse a
resolver el caso que se les presenta.

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Germán Otamendi- Verónica G. González.
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Una jurisprudencia que utiliza la costumbre, llena lagunas, es pacífica y está bien
fundada, tiene un importante valor, apreciable, jerárquicamente después de la ley y la
costumbre.

El modo de pensar de los jueces no solamente es tenido en cuenta, sino frecuentemente


estudiado y citado en obras y en presentaciones ante la justicia, pues él indica cómo se
analizan los problemas y con qué razones y criterios de valoración trabajan los hombres
que poseen el poder judicial.

NUEVAS FUENTES DEL DERECHO NOMBRADAS POR EL CÓDIGO CIVIL Y


COMERCIAL.

Vélez Sarsfield, acorde con el pensamiento de su tiempo, ciñó las fuentes del derecho a la
ley (art. 15) y al papel del "uso, costumbre o práctica", los que sólo pueden crear derecho
"cuando las leyes se refieren a ellos". Este último punto fue reformado por la ley 17.711,
el que incorporó a las costumbres praeter legem, a las que Llambías define como "la
norma consuetudinaria que rige una situación no prevista por la ley", excluyendo la voz
"práctica"; y reemplazando las expresiones singulares "uso" y "costumbre" por las
plurales y alterando la conjunción "o" por la "y", que es gramaticalmente más precisa.

El artículo 1° recepta cinco fuentes del derecho, tres de ellas ya vigentes en el anterior
ordenamiento:

a) la ley;
b) los "usos, prácticas y costumbres" cuando "las leyes o los interesados se refieren a
ellos";
c) dichas prácticas "en situaciones no regladas legalmente".

A su vez, innova incorporando dos:

d) la Constitución Nacional,
e) los tratados de derechos humanos.

De ahí que el legislador ordene que las leyes civiles y comerciales aplicables a los casos
que rige este Código lo sean "conforme con la Constitución Nacional", consagrando
expresamente lo que en jurisprudencia y doctrina nacional se conoce como la
interpretación "de conformidad con la Constitución".

Respecto de los tratados de derechos humanos, la relevancia de los convenios


internacionales, no fue ajena al constituyente histórico, como lo muestra la inclusión y el
alcance que les otorga en el art. 31 la C.N. su reconocimiento como normas superiores a
las leyes internas. Este criterio fue consagrado por el art. 75, inc. 22 de la Constitución
Nacional con la reforma de1994, la cual, además, eleva a jerarquía constitucional a diez
instrumentos internacionales relativos a la materia de derechos humanos, incorporándose
con posterioridad, con ese rango, otras dos convenciones sobre esa materia. Lo expuesto
significa que

a) los tratados son superiores a las leyes;


b) algunos tratados sobre derechos humanos ostentan rango constitucional;
c) los tratados de derechos humanos (ostenten o no rango constitucional) según el
art. 1º son fuentes del derecho de conformidad con los cuales deben interpretarse
las leyes civiles y comerciales.

En el artículo 150 del C.C y C. se establece un orden jerárquico de aplicación de las


normas establecidas para las personas jurídicas privadas que no estaba previsto en el
Código Civil.

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De acuerdo con el orden acuñado en el citado artículo, en primer lugar se aplican a las
personas jurídicas privadas que se constituyen en la República, las normas imperativas
que establecen las leyes especiales (inc. a), y, en su defecto, las normas imperativas
contenidas en el nuevo Código.

En segundo lugar de prelación se ubican las disposiciones del acto constitutivo y los
reglamentos internos de la persona jurídica, dando relevancia a la voluntad de las partes
en el plano de aquellos derechos y facultades de libre disponibilidad.

A aquellas materias no previstas en el estatuto ni el reglamento, se aplican las restantes


normas (no imperativas) de las leyes especiales que regulan el funcionamiento del ente,
y en su defecto las previstas en el nuevo Código.

El orden de prevalencia articulado deja aclarado que las nuevas disposiciones generales
contenidas en ley no pueden ser consideradas como teniendo el efecto de derogar
tácitamente normas contenidas en leyes especiales, de modo que salvo las derogaciones
expresas que se formulan en la parte pertinente del mismo, quedan subsistentes todas
las reglamentaciones aplicables a las diversas personas jurídicas privadas contenidas en
leyes especiales, con exclusión de las asociaciones civiles y las fundaciones que en
cambio sí están expresa y puntualmente reguladas en el cuerpo del propio Código.

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UNIDAD 3

1.- La empresa:
1.1. CONCEPTO DE EMPRESA

- Dictamen 7/1980 de AFIP: Organización (industrial, comercial, financiera, de


servicios, profesional, agropeciaria o de cualquier otra índole que, generada para
el ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción,
extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, utiliza como
elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión de capital
y/o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo
propio de la actividad que desarrolla.
- ART. 5 LCT 20744: EMPRESA-EMPRESARIO: se entiende como empresa la
organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales,
ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. A los
mismos fines se llama empresario a quien dirige la empresa por sí, o por medio de
otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores,
cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y
dirección de la empresa-

1) Noción: Si buscamos el origen latino del término empresa, encontraremos en el


mismo su concepto. La palabra empresa, conforme el Diccionario de la Lengua
Castellana, es un sustantivo derivado del verbo “emprender”, del latín “in-prehendere”
cuyo significado es: comenzar una acción, obra o negocio.
El término “empresa” proviene de latín “in-prensa” cuyas acepciones son: casa, o
sociedad industrial o mercantil que se funda para emprender o llevar a cabo obras de
alguna importancia.
La primera concepción de la empresa la encontramos en la alta Edad Media, era un
concepto económico, entendido como el conjunto de hombres, utensilios y elementos
naturales que sometidos a un proceso, aumentan su valor, crean bienes y servicios. Con
la llegada de la Edad Moderna y el advenimiento del capitalismo aparece el dinero, el que
sustituye al trueque como medio natural de cambio. Aparece la figura del intermediario-
comerciante que acumula productos elaborados y los ofrece al público. La empresa
ingresa al derecho comercial por la industria manufacturera de carácter manual,
artesanal. A fines del siglo XVIII y XIX aparece la fábrica como organización productora de
bienes materiales que el empresario reúne en el mismo edificio bajo su propia dirección y
responsabilidad. Junto a él, todos sus colaboradores los que se dedican a la producción de
bienes para el consumo en general. Con la revolución industrial el trabajo manual fue
reemplazado por grandes maquinarias. Así fue recepcionada en el Código Francés fuente
de nuestro Código de Comercio.
La empresa moderna se dedica a la fabricación, industrialización de productos con mayor
elaboración, más costosos y utilizando mecanismos más perfeccionados que los que se
fabricaban manualmente, además de realizar la distribución de sus productos. Nace la
empresa que además de elaborar productos materiales se dedica a la prestación de
servicios, como transporte, correos, noticias, entre otros. Esa empresa de naturaleza
concentrada se adecuó a las necesidades del consumo masivo de bienes y servicios
surgiendo entonces como factor de éxito para la misma la figura del “empresario”.
El pequeño comerciante pasa a ser “empresario” cuando la complejidad de los negocios
del mismo exige que sea un hombre preparado con capacidades especiales para dirigir
asuntos más complejos.
.
1.2. Características,

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Como características generales de la EMPRESA, podemos decir que es:
 Una entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de producción.
 Dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios.
 Generalmente con fines lucrativos.
 Tendrá la responsabilidad que corresponda según la forma jurídica.
Esta empresa, además, constituye un actuar completo, un todo indivisible que impregna
de comercialidad a todos los actos realizados por y para la empresa, como la contratación
de empleados, compra de mercaderías, etc., ya que la empresa constituye una forma de
organización que en última instancia no es sino una forma de intermediación en el
cambio de servicios y de bienes, efectuada en forma compleja, continuada y unida por
una finalidad (Romero – 2010).
La importancia actual en el campo del derecho mercantil ha creado una nueva corriente
doctrinaria denominada “Derecho de la empresa”, con autores como Garriguez, Polo,
Mossa, siendo este último quien define al “derecho comercial como el derecho de la
economía organizada”, sosteniendo que la economía puede ser organizada solamente a
través de las empresas (Fontanarrosa -1976).
Asimismo, se puede decir que la empresa es la herramienta de la que se vale el hombre
para afrontar los cambios tecnológicos haciendo sentir su impacto en la sociedad
mejorando la calidad de vida de sus componentes.
En definitiva, la Empresa es la actividad organizada con la finalidad de producir bienes o
servicios para el mercado.
Se trata de un fenómeno económico y que se relaciona con otras ramas del derecho tales
como el derecho administrativo, el laboral, de la seguridad social, etc.
Desde el punto de vista económico, la empresa cuenta con diversos factores de
producción, los que pueden ser agrupados de la siguiente manera:
 sujetos: empresario, obreros
 elementos: bienes materiales e inmateriales
 intereses: públicos, privados
Desde el punto de vista jurídico, el Código de Comercio declara los actos de comercio en
general, en el artículo 8, inciso 5to.: “...Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos
comerciales, depósitos o transporte de mercaderías o personas por agua o por tierra”;
actualmente se entiende que tal noción debe comprender el transporte aéreo.
El referido artículo no define a la “Empresa”, pero nos enumera cinco categorías de ellas,
las que no son taxativas, por lo que por analogía puede extenderse a otro tipo de
emprendimientos comerciales que reúnan los elementos que constituyen una empresa.
Jurídicamente, la “Empresa” es algo inmaterial, abstracto, es una actividad de
organización, un acto objetivo de comercio, es una estructura técnico jurídica apta para
desarrollar profesionalmente operaciones que constituyen su objeto.
El artículo 8, inciso 5to. C.Com. no menciona el lucro a los efectos de la
comercialidad del acto. En nuestro código no interesa el destino que se dé a los
beneficios obtenidos de la actividad comercial. Por ejemplo, se puede decir que
una empresa de teatro de aficionados tiene una organización empresarial, aunque
sólo con fines culturales (Romero 2010). En esta categoría podemos comprender a
las empresas de espectáculos públicos, de noticias, de mudanzas y hasta las de
corretaje matrimonial

1.3. Elementos que la componen e importancia de la empresa.


- Materiales: Pueden variar según el tipo de empresa.
1- Instalaciones ej. conexiones eléctricas.
2- Muebles ej. escritorios.
3- Maquinas ej. impresoras.
4- Materias Primas ej. resmas de papel en una editorial.
5- Mercaderías ej. libros en una editorial

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- Inmateriales:
1- Nombre comercial, Es el nombre que sirve para individualizar un establecimiento
mercantil determinado y se adquiere simplemente con su uso (sin necesidad de
registrarlo). El dcho al uso exclusivo del nombre comercial con relación a un rubro
determinado solo puede ejercerse dentro de la “zona de influencia” del
establecimiento. Por eso, quien quiera tener el uso exclusivo en todo el territorio
del país, deberá registrar el nombre comercial como una marca.
2- Emblema, signo grafico que caracteriza al establecimiento ej. Mc Donald
3- Enseña, inscripción que se coloca al frente del local ej. letrero “almacén Nicolás”
4- Distinciones Honoríficas, premios dados por instituciones públicas o privadas al
establecimiento.
5- Valor Llave (o avivamiento), aptitud del establecimiento de producir ganancias
futuras. Dicha aptitud esta dada por la clientela, la ubicación del negocio, el
prestigio etc.
6- Clientela, Conjunto de personas que habitualmente contratan con el
establecimiento. La mayoría de los autores consideran que “no es un elementos”
del fondo de comercio, porque la clientela es una “situación de hecho” que
depende de la organización del empresario y como tal, no puede transferirse.
7- Derecho al Local, dcho que tiene el adquiriente del fondo de comercio, a “usar y
gozar” del local donde este funciona (no confundir con dcho a la transmisión de la
propiedad del mismo).
8- Contratos de Trabajo, en caso de transferencia del establecimiento, los contratos
de trabajo continúan con el adquiriente, conservando el trabajador la antigüedad y
sus dchos.
Derechos Industriales, son las marcas, patentes de invención y los modelos y diseños
industriales.

1.4. La empresa como otro extremo de la Relación de Consumo.

1.5. Naturaleza jurídica: Noción objetiva, concepción subjetiva.


Naturaleza Jurídica de la Empresa. Teorías
1) Subjetiva: Sostiene que la empresa es un “sujeto de derecho”, con capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones. La empresa tendría una personalidad
jurídica distinta a la de su titular o empresario. Esta teoría es inaplicable en
nuestro país, ya que ninguna ley reconoce a la empresa como un sujeto de dcho,
ni le otorga capacidad para adquirir dchos o contraer oblig.
2) Objetiva: Considera a la empresa como un “objeto de derecho” compuesto por un
conjunto de elementos materiales e inmateriales que conforman una
“universalidad”. Según esta teoría, el empresario seria el sujeto de dcho y la
empresa, el objeto que aquel organiza.

1.6. El empresario, la empresa y la hacienda comercial.

La empresa no puede ser identificada con la hacienda comercial, la que es considerada el


sustrato material de aquélla. A su vez, tampoco podemos confundir la noción de empresa
con “Fondo de Comercio”, el que está compuesto por bienes materiales e inmateriales;
entre los primeros tenemos instalaciones, mercaderías, materias primas y entre los
segundos, clientela, patentes, marcas, diseños industriales, etc.. La empresa puede estar
constituida por varios fondos de comercio, por ejemplo la cadena de supermercados

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“Disco”, “Libertad”, “Coto”. Cada sucursal constituye un fondo de comercio
independiente, los que organizados en cadena constituyen una empresa de
supermercados. Si bien se trata de dos instituciones diferentes, el fenómeno responde a
la circunstancia de haber observado al fondo y la empresa como si se tratara de una
misma cosa cuando no lo son (Dra. Susana Galán de Rodríguez Pardina).
A su vez, podemos decir que el “empresario” es un elemento subjetivo de la “Empresa”,
es quien cumple la función de llevar adelante los negocios de la misma.

HACIENDA COMERCIAL

1) Concepto: La hacienda comercial es considerada el sustrato material de la empresa.


El término “hacienda” tiene origen castellano: es un derivado de la palabra “hacer” y su
uso se remonta al año 1115. Era empleado como acepción de los términos “asunto”,
“ocupación”, “bienes”, “riqueza” o “administración de los bienes o de las riquezas”.
Para la legislación italiana es sinónimo de administración de un patrimonio mercantil. Su
definición la podemos encontrar en el art. 2555 del Código Civil y Comercial Italiano, el
que la define como “conjunto de bienes organizados por el empresario y para el ejercicio
de su actividad profesional”.
En nuestra legislación mercantil no se encuentra una definición de “Hacienda Comercial”,
pero la legislación laboral la denomina “Establecimiento”, definiéndola en el art. 6° de la
LCT 20.744 como “La unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la
empresa a través de una o más explotaciones”.
En definitiva, la hacienda es un conjunto de bienes heterogéneos, vinculados unos con
otros, con interdependencia funcional establecida por el empresario mediante una
organización.
La unidad de los bienes es económica y administrativa, destinada a utilizar los medios
económicos y jurídicos para una finalidad determinada, el que puede variar para cada
caso en particular.
De acuerdo a dicha magnitud de la explotación, la hacienda comercial puede irradiarse
hacia el exterior de la empresa y allí aparecerán las sucursales, agencias, negocios en
cadena o filiales.

2.- Elementos personales de la empresa: El comerciante, el empresario:


persona física y jurídica.
ASPECTO ECONOMICO y JURIDICO. Empresa y persona jurídica. Relaciones

Los economistas definen a la empresa como “una organización de producción de bienes o


de servicios destinados a ser vendidos, con la esperanza de realizar beneficios”
(Fontanarrosa - 1979).
El concepto jurídico de empresa como actividad organizada no la encontramos definida
como tal en la legislación vigente, “la empresa ingresa, pues al campo del derecho
comercial por el camino de la industria manufacturera y de fábrica” (Fontanarrosa -
1979).
Así fue como la empresa se introduce en el Artículo 8 del Código de Comercio, cuya
fuente es el artículo 632 del Código de Comercio Francés.
El concepto jurídico es distinto al concepto económico, más que una definición, debería
existir un régimen jurídico unitario de la empresa que corresponda y pueda aplicarse a
todas las disciplinas jurídicas, es decir un mecanismo económico y jurídico para concretar
su ámbito legal (Zabala Rodríguez - 1975).
El concepto actual de empresa, se puede analizar siguiendo las diferentes posiciones de
la doctrina. Desde el punto de vista subjetivo, teniendo en cuenta al sujeto de la relación
jurídica, la “actividad del empresario”, el comerciante, quien actúa por cuenta propia,
profesionalmente, y ejerciendo actos de intermediación entre los productores y
consumidores. Realiza actos cuya comercialidad es evidente. Ese empresario puede ser
una persona física o jurídica.

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En nuestra legislación la empresa como sujeto, la ha receptado la Ley de Contrato de
Trabajo art. 5, cuando define a la empresa y al empresario. Expresa: “A los fines de esta
ley, se entiende como "empresa" la organización instrumental de medios personales,
materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines
económicos o benéficos.
A los mismos fines, se llama "empresario" a quien dirige la empresa por sí, o por medio
de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores,
cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de
la "empresa".
No debemos olvidar en este análisis lo prescripto por el artículo 7 del Código de
Comercio, -actos unilateralmente comerciales- que atribuye la legislación y jurisdicción
comercial, a todos los contratantes aún si solo una de las partes es comerciante, es decir
“tiñe” al acto de comercialidad.
Existen dos criterios a los fines de definir la empresa. El primero que podemos analizar es
el “Criterio Subjetivo” que fue contemplado en el Código Civil Italiano de 1942, artículo
2195, y que circunscribe el estatuto comercial a las empresas que tienen determinado
objeto: 1) actividad industrial dirigida a la producción de bienes o de servicios; 2)
actividad intermediaria en la circulación de bienes; 3) trasporte por tierra, por agua o por
aire; 4) bancos y seguros; 5) actividades auxiliares de las precedentes. Asimismo, define
al empresario en su artículo 2082: “Es empresario quien ejercita profesionalmente una
actividad económica organizada a los fines de la producción o del cambio de bienes y
servicios” (Fontanarrosa – 1979).
El Código Italiano, en su artículo 230 bis, también la menciona dentro del régimen de
bienes de la familia, como “la empresa familiar”.
Esta posición doctrinaria fue receptada también en el Código Aleman en su artículo 343,
es subjetiva porque tiene en cuenta al sujeto.
El segundo criterio es el objetivo, donde se analiza la empresa como un acto de comercio,
de esa forma incorporada en el Código de Comercio vigente.
Si consideramos el criterio objetivo, para esta posición la empresa es actividad
organizada con aptitud para producir bienes y servicios. Tampoco se debe confundir la
empresa (actividad organizativa), con el fondo de comercio, que constituye un objeto del
comercio, un bien sobre el cual se realiza la actividad y que adquiere su calidad de tal por
el hecho de dicha actividad y por la organización que le da el empresario (Romero –
2010).
La empresa como organización puede estar constituida como sociedad comercial o civil,
tal como se ha señalado, y no toda empresa tiene finalidad de lucro. Las relaciones de
organización pueden, conforme a la autonomía de la voluntad, concretarse en relaciones
asociativas personalizadas o no tener forma asociativa alguna.
Las personalizadas estarán con la limitación de la tipología societaria que elijan para su
constitución, es el caso de las sociedades comerciales regularmente constituidas, como
anónimas o de responsabilidad limitada o de cualquier otro tipo previsto por las leyes.

2.1. Análisis Ley de Sociedades.

2.2. Obligaciones y cargas subsistentes: Contabilidad y Registro Público,

OBLIGACIONES Y CARGAS SUBSISTENTES.


1- Llevar una contabilidad: sobre una base uniforme (carga)
2- Inscripción de libros: contables en un Registro Público (Carga)
3- Conservación de los libros de contabilidad, demás registros e instrumentos
respaldatorios (carga).
4- Rendir cuentas en los términos de la ley (obligación)

CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES.

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U.G.: 145 San Rafael- Mendoza.
¿Quiénes están obligados a llevarlos?
ARTICULO 320 ccc.

1- Personas Jurídicas privadas: sociedades informales, Asociaciones civiles, Simples


asociaciones, Fundaciones, Mutuales, Cooperativas, Consorcios de PH, otros
sujetos ideales previstos en la ley (ART 148).
2- Entes contables determinados sin personalidad jurídica: AC, UTE, Consorcios de
Cooperación.
3- Personas humanas que realizan actividad económica organizada: el antiguo
comerciante individual, martilleros, corredores y otros agentes auxiliares.
4- Titulares de empresas y/o establecimientos comerciales, industriales,
agropecuarios o de servicios.

LOS LIBROS OBLIGATORIOS.


Sistemas; libertad, restricción, mixto, registros indispensables (ART 322)

- Diario (ART 327)


- Inventario y Balances (ART. 326)
- Otros que requiera el sistema de contabilidad o que imponga la ley o el CCC.

Deber de conservación.
Formalidades de los libros (ART. 323 CCC)
a- deben ser encuadernados
b- deben ser foliados
c- individualizados

excpcion: pueden ser reemplazados por sistemas informáticos.


Formalidades intrisecas:
a- seguir un orden cronológico de las operaciones.
b- Prohibición de intercalaciones, enmiendas, tachaduras y mutilaciones.
c- Llevarlos en idioma nacional y moneda nacional .
d- Deben permanecer en el domicilio del titular.

2.3. Rendición de cuentas.


ARTÍCULO 858.- Definiciones. Se entiende por cuenta la descripción de los
antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un
acto singular. Hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la
persona interesada, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 859.- Requisitos. La rendición de cuentas debe: a. ser hecha de modo
descriptivo y documentado; b. incluir las referencias y explicaciones razonablemente
necesarias para su comprensión; c. acompañar los comprobantes de los ingresos y de los
egresos, excepto que sea de uso no extenderlos; d. concordar con los libros que lleve
quien las rinda.
ARTÍCULO 860.- Obligación de rendir cuentas. Están obligados a rendir cuentas,
excepto renuncia expresa del interesado:
a. quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio;
b. quienes son parte en relaciones de ejecución continuada, cuando la rendición es
apropiada a la naturaleza del negocio;

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c. c. quien debe hacerlo por disposición legal. La rendición de cuentas puede ser
privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez.
ARTÍCULO 861.- Oportunidad. Las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad en
que estipulan las partes, o dispone la ley. En su defecto, la rendición de cuentas debe ser
hecha: a. al concluir el negocio; b. si el negocio es de ejecución continuada, también al
concluir cada uno de los períodos o al final de cada año calendario.
ARTÍCULO 862.- Aprobación. La rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o
tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto
por la ley o, en su defecto, en el de treinta días de presentadas en debida forma. Sin
embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo
de caducidad de un año de recibida.
ARTÍCULO 863.- Relaciones de ejecución continuada. En relaciones de ejecución
continuada si la rendición de cuentas del último período es aprobada, se presume que
también lo fueron las rendiciones correspondientes a los periodos anteriores.
ARTÍCULO 864.- Saldos y documentos del interesado. Una vez aprobadas las
cuentas: a. su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en su
defecto, en el de diez días; b. el obligado a rendirlas debe devolver al interesado los
títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter
personal.

2.4.Derechos del empresario: Libertad de comercio: disposiciones


constitucionales.

ART. 14. C.N.: todos los habitantes de la nación gozan de los derechos de trabajar y
ejercer toda industria licita, navegar y comerciar;.. asociarse con fines útiles.
ART. 17, C.N.: Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia
fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o
descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.
Artículo 10.- En el interior de la República es libre de derechos la circulación
de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los
géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas
exteriores.

Artículo 11.- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera,


así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una
provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo
también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro
derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su
denominación, por el hecho de transitar el territorio.

Artículo 12.- Los buques destinados de una provincia a otra, no serán


obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en
ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro,
por medio de leyes o reglamentos de comercio.

2.5. El derecho al nombre comercial. El domicilio.

Nombre Comercial
Se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirve para identificar a
una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen
tal desenvolvimiento de las otras idénticas o similares.
El nombre de las personas físicas constituye un atributo y está − por ello − fuera de
comercio. En cambio, el nombre con el que un comerciante actúa, si bien puede coincidir

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con su propio nombre civil, o solamente su apellido, no es un atributo sino un elemento
constitutivo del establecimiento industrial o comercial. Es un bien inmaterial sobre el cual
el comerciante ejerce el derecho de propiedad; y es parte del patrimonio del comerciante,
por lo tanto es cesible.
Las personas de existencia visible pueden válidamente negociar utilizando simplemente
el nombre civil y no es obligatorio el uso del nombre comercial.
Podrán constituir un nombre comercial: los nombres patronímicos, las razones sociales,
las denominaciones de las personas jurídicas, las denominaciones de fantasía, las
denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, los anagramas y cualquier
combinaciones de los signos antes mencionados.
Uso y Protección del Uso del Nombre Comercial
La designación comercial constituye una propiedad, y da derecho a su titular a oponerse
a que otra sociedad opere en las mismas actividades con nombre igual o semejante, pero
limitando ese derecho al ramo efectivamente explotado y distinguido con ese nombre
cualquiera sea la amplitud de los objetivos sociales de ambas partes, pues es el uso el
que confiere derecho al nombre.
Este derecho, regularizado de manera tan amplia, tiene, por supuesto, enormes
probabilidades de devenir en numerosos conflictos, que la jurisprudencia, fuente formal
de derecho, ha ido solucionando. No obstante, el uso del nombre mercantil debe tener
ciertas características para gozar de la protección de la ley.
El uso del nombre comercial debe ser efectivo y no simplemente potencial. El o los
posibles usos que bien podrían dársele al nombre son irrelevantes.
La protección está limitada al ramo o actividad en que se está utilizando el nombre. Esto
está íntimamente relacionado con la función del nombre comercial establecida en:
 La función del nombre comercial consiste en su aptitud para individualizar a un
establecimiento, empresa o razón social, en su actividad económica, de manera que
pueda distinguirse adecuadamente de cualquier otro que explote similares actividades.
 La designación comercial constituye una propiedad, y da derecho a su titular a
oponerse a que otra sociedad opere en las mismas actividades con nombre igual o
semejante, pero limitando ese derecho al ramo efectivamente explotado y distinguido
con ese nombre cualquiera sea la amplitud de los objetivos sociales de ambas partes,
pues es el uso el que confiere derecho al nombre.
 La protección del nombre que identifica la actividad efectivamente ejercida, la
actividad de hecho, independientemente de que ésta coincida o no con lo establecido
en los estatutos sociales, considerando asimismo aquellas comprendidas "dentro del
mismo ramo".
Lo que interesa en materia de ramos comerciales, cuando se trata de conflictos de
nombres, es que las actividades explotadas por las partes se desarrollan en un mismo
ramo genérico, aunque no coincidan en los aspectos parciales del mismo. Así, actúan en
un mismo ramo, que es el de seguros, una empresa asesora en esa materia y una
aseguradora propiamente dicha.
Nombre Societario
Ley de sociedades 19550 establece:
 Para las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada, exclusivamente
una denominación, lo que no excluye la posibilidad de usar nombres y apellidos de
algunas personas físicas.
 Las sociedades de hecho se rigen por las normas del nombre comercial para las
personas de existencia visible. Para todos los demás tipos de sociedades, el nombre no
es un bien inmaterial intransferible, sino un atributo de la persona jurídica; y acompaña
a la sociedad hasta su disolución.

DOMICILIO
 Domicilio : asiento jurídico de la persona. Sede legal de las personas (Orgaz).
Lugar que la ley instituye como asiento de las personas para la producción de
determinados efectos jurídicos (Bosso).
 Ayuda a la buena organización social el poder ubicar a las personas que
integran la convivencia general a fin de poder exigir de ellas el comportamiendo

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adecuado----> relacionar a toda persona con un lugar en el cual se le reputa
presente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

 Contribuye a la eficiencia de las relaciones jurídicas. Ej. De nada le valdría


al acreedor el derecho constituido a su favor si no puede traer a juicio a su deudor.
Con la figura del domicilio, podrá citarse allí al deudor con la consecuencia
que toda comunicación dejada en su domicilio se considerará conocida
por élaunque de hecho no esté allí. (si el deudor no tomo los recaudos para
que le llegen las notificaciones, es él el responsable de cualquier derivación
desagradable que el hecho pueda traerle; y para la ley y la sociedad es reputado
presente para los efectos jurídicos. HAY ALGUNOS ACTOS JURÍDICOS QUE
REQUIEREN CONOCIMIENTO EFECTIVO.

 Importancia del domicilio : el domicilio sirve, según los casos para:

1) Para determinar la ley aplicable;

2) para fijar la competencia de los jueces o autoridades administrativas.


La competencia de los jueces pare entender con respecto a acciones personales se
determina por el domicilio del demandado;

3) para indicar el lugar donde han de efectuarse válidamente las notificaciones a la


persona. Las notificaciones, o emplazamientos para estar a derecho, deben ser
efectuadas en el domicilio de la persona notificada o emplazada
independientemente de que la jurisdicción corresponda a un juez diverso, por la índole
del asunto.

4) para precisar el lugar del cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor. Si no
se hubiere pactado lugar, se debe pagar en el domicilio del deudor. Si se muda, el
acreedor puede elegir o el domicilio viejo o el nuevo.

Domicilio, residencia y habitación

- El domicilio es una noción jurídica que según los casos quedará en un lugar o en otro.
Ej. el domicilio de un militar en actividad está en donde está descatado, el domicilio de un
militar retirado está en donde vive con su familia.

- La residencia es una noción vulgar, que alude al lugar donde habita


ordinariamente la persona. Puede o no, según los casos, ser un elemento constitutivo
del domicilio, revistiendo ese carácter cuando la ley determina que el domicilio (concepto
jurídico) de la persona en función de su residencia (concepto material).

- La habitación es el lugar donde la persona se encuentra accidental o


momentáneamente. Ej, donde pasa una estadía de vacaciones.

3.- Agentes internos y externos: definición, clases.


3) AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS: DEFINICIÓN Y CLASES.

El C ódi go cl asi fi ca a l as pe rsonas que actúan en el come rci o e n dos


gran de s cate gorí as: el come rci ante y l os age nte s auxi l i are s de l come rci o.
Este e spe ci al de staque de l os age nte s auxi l i are s, se de be a l a i mportanci a
que re vi ste n l os auxi l i are s para el come rci o. L a compl e j i dad de l come rci o
si e mpre ha obl i gado a l os come rci ante s a re curri r a pe rsonal e spe ci ali zado

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y espe ci al me nte capaci tado, que l o auxi l i e e n l a tare a de di ri gi r un
establ e ci mi e nto come rci al y l o compl e me nte e n e l e je rci ci o de l come rci o.
El come rci ante pue de re al i zar l a acti vi dad come rci al por sí mi smo, sól o e n
tanto e l vol ume n de sus ne goci os se a re duci do, pe ro aun e n e se caso,
fre cue nte me nte ha de ne ce si tar de otras pe rsonas que l e pre ste n su
col aboraci ón. L a asi ste nci a que re ci be de l os auxi l i are s es de di ve rsa
natural e za como, tambi é n, son di ve rsos l os ví ncul os contract ual e s que
une n al come rci ante con sus col abora dore s.
C omo conse cue nci a de l a compl e j i dad cre cie nte de l come rci o, se han
di ve rsi fi cado l as acti vi dade s acce sori as, a l as cual e s se de di can
profe si onal me nte de te rmi na das pe rsonas. Tambi é n, l a i nte nsi dad de l
tráfi co come rci al y l a ne ce si dad de buscar nue vos me rcados para l a
ne goci aci ón de pro duct os, i mpone e l uso de fi guras auxi l i are s.
I. Co nce p to
El C ódi go de C ome rci o no de fi ne al age nte auxi l i ar de come rci o. En l ugar
de el l o, e l l e gi sl ador e nume ró l os suj e tos que consi de ró de bí an se r
cal i fi cados como age nte s auxi l i are s, e n su art. 8 8:
“ Son consi de rados age nte s auxi l i are s de l come rci o, y como tal e s, suj e tos a
l as le ye s come rci al e s, con re spe cto a l as ope raci one s que ej e rce n e n esa
cal i dad:
1º. L os corre dore s .
2º. L os re mata dore s o marti l le ros.
3º. L os barraque ros y admi ni str adore s de casas de
de pósi to.
4º. L os factore s o e ncargados, y l os de pe ndi e nte s de
come rci o.
5º. L os acarre adore s, porte adore s o e mpre sari os
de transporte ” .
De l a e nume raci ón que acabamos de transcri bi r y de l contexto l e gal , se
pue de i nfe ri r que e l C ódi go consi de ra auxi l i are s a aque l l as p e rso nas que
re alizan co mo p rof e s ió n hab it ual, act ivid ad e s que no sup o ne n su
p art icip ació n e n la int e rme d iació n p o r cue nt a p ro p ia e nt re la of e rt a
y de mand a de me rcad e rías , p e ro q ue , a p es ar de e llo , cump le n co n
una f unció n ins t rume nt al acce s o ria a la int e rme d iació n .
Al gunos de l os suj e tos e nume rados por l a Le y como auxi l i are s, son si mpl e s
me di adore s entre l a ofe rta y l a de manda (corre dore s y re mata do re s). O tros
pre stan un se rvi ci o compl e me ntari o e se nci al para l a i nte rme di aci ón
come rci al (de posi tari os y trans porti stas). O tros parti ci pa n en la
i nte rme di aci ón pe ro por cue nta de l pri nci pal (factore s y de pe ndi e nte s).
C on todo, e s i mportan te se ñal ar l a i mportanci a que tie ne e sta cali fi caci ón
le gal . En e fe cto, e l C ódi go se ñal a que l os suje tos cali fi cados como age nte s
auxi l i are s de l come rci o están suje tos a un estatuto e spe ci al , re gul a do por
l as l e ye s come rci al e s. L a apl i caci ón de e ste De re cho e spe ci al ti e ne un
lí mi te : sól o es apl i cabl e a l os auxi l i are s del come rci o e n l o que re spe cta a
l as ope raci one s que e je rce n e n e sa cal i dad. Esto e s, sól o se apl i ca el
De re cho C ome rci al al re mata dor, e n l o que re spe cta al acto de re mate .
Re corde mos que e l re mate es un acto de come rci o.
II. Clas if icació n
1- Auxi l i are s subordi na dos
Pe rsonal i nte rno: factore s, e mpl e ados y de pe ndi e nte s.
Pe rsonal exte rno: vi aj ante de come rci o.

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2 - auxi l i are s autóno mos:
C orre do re s, re matad ore s, mandatari os, comosi oni stas, age nte s de
come rci o, expe di ci oni sta.

3.1.- El factor o gerente, dependiente y viajante de comercio.


FACTOR O GERENTE : Es aquella persona que actúa en relación de dependencia
para dirigir y administrar todos los negocios o los de determinado establecimiento
del empresario, representándolo en forma permanente, con facultades para
contratar y obligarlo. (ART 367 Inc. A CCC)

Forma de designación:

- El mandato debe ser extendido por escrito. No es imprescindible que sea


efectuado bajo la forma de una escritura pública. Se admite que la
designación del factor se efectúe en un documento en el cual se
instrumente otro negocio. En este caso, deberá hacerse con indicaciones
precisas y detalladas (constitución de una sociedad)

- La autorización debe ser escrita.

- La falta de inscripción de la autorización produce efectos solo respecto de la


relación interna entre el principal y el factor, pero no respecto de los
terceros con quienes haya contratado este último.

- Conforme a los leyes y principios que rigen en materia laboral, la falta de


inscripción no veda a que el factor reclame el pago de su retribución.

Derechos deberes y prohibiciones del factor:

- Esta autorizado a realizar todos los actos que sean inherentes o necesarios a
la explotación del establecimiento que administra:

- ACTOS INHERENTES: son los propios, esenciales e inseparables a toda


dirección y en particular a la del establecimiento a cuyo frente esta puesto
el factor.

- ACTOS NECESARIOS: son los que sin constituir el objeto principal o accesorio
de la explotación, resulta, sin embargo, indispensables para el provechoso
ejercicio de ella.

DEPENDIENTES Y EMPLEADOS

En el ejercicio de su actividad, cualquier empresario, necesita valerse de la


colaboración de empleados y dependientes. El número y la naturaleza de las
funciones de estos varían según la magnitud y especialidad de la empresa.

DEPENDIENTES: son los meros auxiliares de tráfico comercial del principal, que
están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las
funciones que realizan. Si trabajan fuera del establecimiento y entregan
mercaderías puede percibir el precio y entregar recibo.

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EMPLEADOS: son aquellos auxiliares que cumpliendo funciones técnicas tienen
rasgos caracterizantes el no contar con poderes de representación principal.

Viajantes viajantes representantes

Viajantes meros mandatarios.

VIAJANTES:

Es el agente auxiliar subordinado que desarrolla personalmente, como actividad


habitual, operaciones comerciales de compra y de venta, fuera del establecimiento
al cual pertenece, en nombre de uno o más empresarios, con representación de
éstos o sin ella, conforme a las instrucciones recibidas, y que percibe por sus
actividades una retribución cuya base esencial para liquidarla es una comisión.

Ley 14.546: se aplica ésta ley a toda clase de viajantes, sean exclusivos o no,
pues de dicho cuerpo legal admita que el trabajador tenga empleos simultáneos,
excluyendo el carácter de exclusividad, como elemento tipificante de la relación de
trabajo; ello es asi porque la pluralidad de empleadores es la regla en el nuevo
sistema y la exclusividad de los servicios es la excepción.

CLASES DE VIAJANTES

- Viajantes representantes: pueden concluir negocios con efectos


vinculatorios para el principal. Contratos entre presente.

- Viajantes meros mandatarios: tiene facultades solo para tratar y no para


concluir negocios. Contratos entre ausentes.

NATURALEZA:

- Frente al empleador: está obligado a cumpir los deberes emergentes de


su contrato laboral. Recorrer las zonas asignadas, visitar los clientes y en
general seguir las instrucciones impartidas por aquel.

- Frente a los terceros: actúa como un representante o no, según tenga o


no poder para concluir por si mismo los negocios.

3.2.- Corredores (Ley 25.028)


CONCEPTO: sujeto que se interpone profesionalmente entre la oferta y la demanda para
facilitar o promover la conclusión de los contratos.
- Se encargan de las nefociaciones preliminares que preceden a todo contrato y
dejan que los interesados consluyan directa y personalmente el negocio (acerca a
las partes- intermediario)
- Ahorran tiempo y esfuerzo.
- Buscan interesados en contratar.
Sistemas de corretaje:
1- Sistema monopolico: es un oficio público reservado a un número determinado y
restringuido de personas designadas por el estado.

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2- Sistema de libertad: cualquier persona puede dedicarse a esta profesión
privada reuniendo los requisitos de idoneidad y publicidad exigidos por la ley. (nac.
Argentina, inscripción).
3- Sistema mixto: monopolio de corretaje en ciertos negocios y libertad en los
demás.

Caracterización jurídica:
- No representa solo acerca a los interesados facilitando el camino para su
entendimiento. No celebra el negocio jurídico.
- No es un mandatario, ni un comisionista, ni un gestor.
- Agrega a su iniciativa personal para aportar elementos de conocimiento útiles a
las partes, aconsejándolas, sugerir soluciones y allanar dificultades.
- Es consensual, bilateral, no formal y oneroso.
Requisitos para ejercer la profesión.
1- Mayor de 18 años.
2- No estar inhabilitado para el ejercicio.
3- Título universitario.
4- Dpmiciliado por mas de 1 año donde ejercerá-
5- Constituir garantías personal o real.
6- Inscripción en la matricula.
Obligaciones y responsabilidades.
1- Deber de asegurarse la identidad y capacidad legal: de las partes en los
negocios que tratan.
2- Deber de imparcialidad: no debe tomar partido ni favorecer a uno en perjuicio
del otro.
3- Deber de llegar el libro de registro.
4- Expedición de certificados.
5- Deber de guardar secreto profesional.
6- Deber de asistir a la entrega de los efectos vendidos si se comprometió a ello.
7- Deber de conservar muestras de los bienes vendidos.
8- Deber de entregar minutas y copias de los contratos.
Derecho a la comisión.
1- El corredor tiene derecho a cobrar una comisión de ambas partes o de su
comitente si interviene un corredor por cada parte.
2- Debe pagarse lo mismo si el contrato no se concluye por culpa de alguno de los
contratantes.
3- También debe abonársela si comenzada la negociación se lo sustituye
arbitrariamente o el comitente lo concluye arbitrariamente o el comitente lo
concluye por si mismo.

3.3. rematadores o martilleros (Ley 20.266);

Se dedica a la venta publica de bienes a viva voz y al mejor postor (es decir al que ofreció
el mejor precio).
El martillero propone la venta, recibe las ofertas de precio y mediante un golpe de
martillo adjudica el bien al mejor postor, perfeccionando la venta.
Los bienes a subastar pueden consistir en cosas muebles, inmuebles o derechos y
pueden ser ofrecidos al público, con o sin base (recio mínimo).
Comercialidad del remate: Puede ser:

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 Remate Privado (cdo es encargado por un particular), siempre se le aplicara la
ley comercial, aun cdo la venta realizada en el remate sea civil ej. Remate de
inmuebles.
 Remate Judicial (Cdo es ordenado por un juez), no se aplica la ley comercial, sino
la ley procesal del lugar.
Régimen aplicable: Esta regida por el Cod de Com, reformado por la ley 20266 y por la
ley 25028.
Requisitos: Son los mismos que el corredor, a diferencia que no es necesario que este
domiciliado por más de 1 año.
Derechos:

- Reintegro de los gastos de remate.


- Según aranceles vigentes en la jurisdicción
- Si el remate se anula por culpa del martillero, no percibe comisión ni gastos y
debe indemnizar daños.

Sociedades: Los martilleros pueden constituir sociedades siempre que tengan como
“único objeto la realización de actos de remate”. Estas sociedades pueden adoptar
cualquier tipo social, excepto cooperativas.
Retribución: Efectuada la venta, el martillero tiene derecho a cobrar una “comisión” y a
percibir del vendedor el “reintegro de los gastos” del remate.
Obligaciones:

- libros (de entradas, salidas cuentas de gestión), Comprobar la titularidad,


Convenio, Publicidad, Acto de Remate, Posturas, Instrumenta de venta, Deber de
conservación, Cobro y rendición de cuentas.

Realización del remate:

1- Deber de realizar el remate en fecha, hora y lugar señalado.


2- Antes de comenzar el remate debe explicar las condiciones de los bienes a
subastar.
3- Invitar a los presentes a ofrecer posturas a viva voz.
4- No habiendo más oferentes, bajará el martillo y los venderá al mejor postor.
5- Redacta el instrumento de venta en 3 ejemplares, percibe la seña.
6- Debe conservar muestras, certificados e informes.
7- Rendir cuentas y entregar el saldo de la venta dentro de los 5 dias de realizado
el remate.

Prohibiciones. Art. 19 Ley 20.266


1- No pueden hacer descuentos, bonificaciones o reajustes en sus comisiones.
2- No pueden tener participaciones en el precio que se obtenga.
3- No puede comprar directa o indirectamente los bienes que tiene para la venta.
4- No pueden ceder, alquilar o facilitar su bandera (actividad de índole personal=
indelegable).
5- No puede tergiversar el carácter del remate, diciendo que es judicial o
extrajudicial cuando no lo sea. Deber de veracidad.

3.4. despachantes de aduana. (Ley 22.415);

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Las personas físicas que realizan en nombre de otros, ante el servicio aduanero, los
tramites y diligencias relativos a la importación, exportación y demás operaciones
aduaneras.
Régimen aplicable: Es aplicable el Código Aduanero ley 22415. Los despachantes no
pueden actuar en más de una aduana, aunque el P.E. podrá establecer excepciones de
carácter gral.
Requisitos: Para poder desempeñarse como tal, el despachante debe estar inscripto en el
“Registro de Despachantes de Aduana”, para lo cual debe cumplir los siguientes
requisitos:
1. Ser mayor de edad, tener capacidad y estar inscripto en el RPC.
2. Tener estudios secundarios completos y aprobar los exámenes aduaneros.
3. Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial.
4. Acreditar su solvencia y constituir una garantía a favor de la Adm. Nacional de
Aduanas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
Obligaciones: Además de cumplir con las obligaciones comunes de los comerciantes, los
despachantes deben llevar un “libro rubricado por la Aduana donde ejercieren su
actividad”, en el cual deben detallar todas sus operaciones.

3.5. administradores de casas de depósito;


BARRAQUEROS

Son aquellos auxiliares del comercio que disponen de barracas o almacenes de depósito y
su función consiste en recibir mercaderías o efectos de terceros para su custodia y
conservación mediante una retribución en dinero que se llama almacenaje.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

A dar recibo de los bienes que reciben en depósito, declarando en él la calidad, cantidad,
números y marcas, peso.

Conservarán en buena guarda los efectos que recibieren, cuidando que no se deterioren.

Mostrarán a los compradores, por orden de los dueños, los artículos o efectos
depositados.

Procederán a recontar o repesar los efectos en el acto de su salida, si tanto el vendedor


como el comprador de aquellos se lo exigiesen.

Tienen derecho a exigir la retribución estipulada, pudiendo negarse a la entrega de los


efectos mientras no se les pague.

En caso de quiebra del comerciante propietario de los efectos depositados, tendrán


privilegio y derecho de retención de los existentes en sus barracas o almacenes, para ser
pagados los salarios y gastos provenientes de su conservación.

RESPONSABILIDAD

De la pronta y fiel entrega de los efectos que hubiesen recibido, bajo pena de prisión,

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De los hurtos acaecidos dentro de sus barracas o almacenes, a no ser que fueran
cometidos por fuerza mayor, la que deberá justificarse.

Por las malversaciones u omisiones de sus factores, encargados o dependientes, así como
por los perjuicios que les resultaren de su falta de diligencia para la conservación de los
efectos depositados.

LIBROS

Llevar un libro con las formalidades exigidas par los libros de comercio, sin dejar blancos
ni hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas.

En dicho libro deberán asentar en forma numerada, y por orden cronológico de día, mes y
año, todos los efectos que recibieren, expresando con claridad la calidad y cantidad de
los efectos, los nombres de las personas que los remitieron y a quién, con las marcas y
números que tuvieren.

En el mismo libro se anotará también la salida de esos efectos.

CERTIFICADO DE DEPOSITO Y WARRANTS

El depositario entrega al depositante dos instrumentos: Certificado de deposito y Warrats.

El primero representa la titularidad de la mercadería depositada, y su transmisión


provoca la transferencia de la propiedad de esos bienes; mientras que el warrant confiere
un derecho creditorio.

DESDOBLAMIENTO

Por lo cual el certificado de depósito y el warrant se encuentren en poder de personas


distintas, inmoviliza la mercadería en el depósito. En esa situación, si bien ambos
documentos serán transmisibles por vía de endoso, ninguno de sus tenedores podrá
retirar los bienes hasta tanto sean reunidos en una sola persona.

3.6. acarreadores, porteadores o empresarios de transportes.


Estos auxiliares del comercio se encargan de transportar o conducir mercaderías o
personas de un lugar a otro mediante una retribución en dinero llamada flete, cuando se
trata de mercaderías, y pasaje, boleto o billete, cuando lo es de personas
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Deben efectuar la entrega fielmente en el tiempo y en el lugar convenido, empleando
todas las diligencias necesarias para evitar el deterioro de los artículos o efectos que se
transporten.
Tanto el cargador como el acarreador pueden exigirse mutuamente una carta de porte,
datada y firmada, que contendrá:
CARTA DE PORTE

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 Los nombres y domicilios del dueño de los efectos, cargador, el del acarreador o
comisionista de transportes, el de la persona a quien o a cuya orden se han de entregar
los efectos, si la carta no fuese al portador, y el lugar donde debe hacerse la entrega.
 La designación de los efectos, su calidad genética, peso, medida o número de los bultos,
sus marcas o signos exteriores, clase, y si estuvieran embalados, la calidad del embalaje.
 El flete convenido, y si está o no pagado.
 El plazo dentro del cual deba verificarse la entrega.
 Todas las demás circunstancias inherentes al convenio. La carta de porte puede ser
nominativa, a la orden o al portador.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del acarreador comienza a correr desde el momento en que recibe las
mercaderías, por sí o por la persona destinada al efecto, y termina con la entrega.
No será responsable del dinero, alhajas o efectos de gran valor y documentos de crédito,
si al tiempo de la entrega los pasajeros o cargadores no hubieran declarado su contenido
y acordado las condiciones del transporte.
En caso de pérdida o avería, no estará obligado a indemnizar más del valor declarado.
LIBROS
Obligados a llevar un registro particular, con las formalidades de los libros de comercio,
en que se asentarán, por orden progresivo de números y fechas, todos los efectos de
cuyo transporte se encarguen, con expresión de su calidad y cantidad, persona que los
carga, destino que llevan, nombre y domicilio del consignatario y del conductor y precio
del transporte.

UNIDAD 4.
UNIDAD IV: La empresa y hacienda comercial
1.- Elementos materiales de la empresa. Localización espacial: establecimiento,
sede, sucursal y filial.

ESTABLECIMIENTO: (Art. 152 ccc) unidad económica o técnica de producción,


explotación principal, conjunto de bienes instalados en el lugar (lugar físico)

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SEDE: sinónimo de establecimiento principal. Tiene la dirección y administración de los
negocios.
SUCURSAL: es el establecimiento secundario de carácter permanente dotado de cierta
autonomía destinado a colaborar con el establecimiento principal. Se le asigna un factor o
gerente. Tiene domicilio especial. Lleva su propia contabilidad que luego se vuelca en la
del principal. Lleva el nombre de la empresa principal. No tiene personalidad jurídica
diferente de la sociedad a la que le pertenece.
AGENCIA: es una oficina del empresario, que no celebra negocios ni contratos. Menor
jerarquía que la sucursal.
FILIAL: se trata de una organización jurídicamente distinta, con personalidad jurídica
propia, medios propios y conducción diferenciada. Tiene patrimonio y organización
propios. Por mecanismo societario está controlada por la casa central, dependencia de
carácter económico con una central (concentración de empresas, participación de una
empresa en otra.

2.- Elementos inmateriales de la empresa:

2.1.- Valor llave: concepto, aspectos que lo integran.


CONCEPTO: valor actual de superutilidades futuras mas probables. Valor
asignado al conjunto de elementos invisibles que determinan la ganancia que
éste rinde, con independencia de la persona del titular o la mercadería que
expende. La clientela es un elemento constitutivo del Valor llave.

Avivamiento y llave: la doctrina les asigna muchos significados a estas voces


típicamente comerciales. Avviamento es un término italiano que no ha llegado a ser
unívoco ni en el país de origen ni en la doctrina europea. Aquí algunos autores le dan
el significado de “valor llave”, que es otra noción de difícil comprensión, ya que
constituye un concepto abstracto que depende del establecimiento que lo origina. Un
negocio será próspero y ofrecerá mayores utilidades a partir de trabajo del empresario
y sus colaboradores: depende de la forma en que el comerciante maneje sus costos,
su clientela, sus empleados, sus proveedores. También influyen otros factores como el
lugar del establecimiento y su entorno social. La ley de transferencia no incluye al
“valor llave” como parte del fondo de comercio, pero se le reconoce una realidad
jurídica y sobre todo, económica.
No debe confundirse con la organización, la dinámica o la clientela al valor llave o de
resultado. Este será la expresión en términos económicos de lo que el comercio o
industria han evidenciado hasta el momento en que se calcula: la aptitud del comercio
para producir ganancias. Por consiguiente es un valor mensurable que forma parte del
precio de venta.
Clientela: está incorporada en la ley argentina la noción de clientela: es la habitualidad
de un determinado número de personas en la concurrencia a un comercio; es uno de
los elementos que integran el valor llave.
En la ley de transferencia se menciona a la clientela como integrante del fondo de
comercio, aunque la costumbre de ciertas personas de concurrir a un local no es
inmutable, ni tampoco transferible. Por eso algunos fallos y mucha doctrina asimilan a
la clientela al concepto de “valor llave”.

2.2.- Las marcas (Ley 22.362): finalidad de la marca, objeto, clases. Marca no
registrable. Forma de obtención, requisitos, duración. Autoridad de aplicación.
Registración, oposiciones, extensión, uso ilícito de marcas.
ARTICULO 1º — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y
servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los

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emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las
imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar
determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases;
las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo
especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo
otro signo con tal capacidad.

Marca no registrable.

ARTICULO 2º — No se consideran marcas y no son registrables:

a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o


habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su
naturaleza, función, cualidades u otras características;

b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al


uso general antes de su solicitud de registro;

c) la forma que se dé a los productos;

d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre


los mismos.

ARTICULO 3º — No pueden ser registrados:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para


distinguir los mismos productos o servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los


mismos productos o servicios;

c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región,


de un lugar o área geográfica determinado que sirve para designar un
producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben
exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de
origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de
ciertos productos.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la


naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función,
origen de precio u otras características de los productos o servicios a
distinguir;

e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas


costumbres;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar
la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y
sanitarias;

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g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones
extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno
argentino;

h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el


de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive;

i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales,


descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las
siglas, palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte
de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;

j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

Registración,

ARTICULO 4º — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se


obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el
derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo
del solicitante o del oponente.

duración.

ARTICULO 5º — El término de duración de la marca registrada será de Diez


(10) años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la
misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento,
en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como
parte de la designación de una actividad.

ARTICULO 6º — La transferencia de la marca registrada es válida respecto


de terceros una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial.

ARTICULO 7º — La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la


marca, salvo estipulación en contrario.

ARTICULO 8º — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se


acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo
establecido en los tratados internacionales aprobados por la República
Argentina.

ARTICULO 9º — Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2)
o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar,
transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición
contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en
su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.

FORMA DE OBTENCIÓN

Formalidades y trámites de registro

ARTICULO 10 — Quien desee obtener el registro de una marca, debe


presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su

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nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital
Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios
que va a distinguir.

ARTICULO 11. — El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10,


constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para
establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad,
y reivindicación o caducidad de esta marca, y para todas las notificaciones a
efectuarse con relación al trámite del registro.

Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad,


reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y
oponer excepciones en atención al domicilio real del demandado.

ARTICULO 12. — Presentada la solicitud de registro, la autoridad de


aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su
publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección


Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de
la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad.

. oposiciones

ARTICULO 13. — Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse


ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30)
días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.

ARTICULO 14. — Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse


por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los
fundamentos de la oposición, los que podrían ser ampliados al contestarse la
demanda en sede judicial. — En dicho escrito debe constituirse un domicilio
especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la
demanda judicial que inicie el solicitante

ARTICULO 15. — Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las


observaciones que merezcan la solicitud.

ARTICULO 16. — Cumplido un (1) año contado a partir de la notificación


prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los
siguientes casos:

a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la


resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo
indicado;

b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.

El proceso judicial respectivo tramitará según las normas del juicio ordinario.

ARTICULO 18. — El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la


Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro
de la oposición a los fines que correspondiere.

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ARTICULO 19. — Mediando oposición el solicitante y el oponente podrán
renunciar a la vía judicial de común acuerdo y, dentro del plazo de un (1) año
establecido en el artículo 10, comunicárselo a la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial. — En tal caso deberá dictarse resolución que será
inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas
pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.

ARTICULO 20. — Cuando se solicite la renovación del registro, se actuará


conforme con lo establecido en el Artículo 10 y se presentará además una
declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el
plazo establecido en el Artículo 5º, por lo menos en una de las clases, o si fue
utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto,
servicio o actividad.

Dictada la resolución aprobatoria del registro o de la renovación se entregará


al solicitante el certificado respectivo.

ARTICULO 21. — La resolución denegatoria del registro puede ser


impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. — La acción se
tramitará según las normas del juicio ordinario y debe interponerse, dentro de
los treinta (30) días hábiles de notificada la resolución denegatoria por ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que actuará conforme a lo
establecido en el Artículo 17.

En el caso de no promoverse la acción en el plazo establecido se declarará el


abandono de la solicitud.

ARTICULO 22. — Los expedientes de marcas registradas o en trámite son


públicos. — Cualquier interesado puede pedir, a su costa, copia total o parcial
de un expediente en el que se ha dictado resolución definitiva.

Extinción del derecho

ARTICULO 23. — El derecho de propiedad de una marca se extingue:

a) por renuncia de su titular;

b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;

c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas:

a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas


pertenecían a un tercero;

c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el


registro de marcas a tal efecto.

ARTICULO 25. — La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.

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ARTICULO 26. — A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca
que no hubiere sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a
la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza
mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca


fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un
servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una
actividad.

uso ilícito de marcas.

Se habla de uso indebido de la marca:

 Cuando esos “otros” utilizan un signo distintivo similar a la marca registrada,


careciendo de derecho o de autorización por parte del titular registral o,
 Cuando esos “otros” utilizan un signo distintivo similar a la marca registrada,
en base a un derecho adquirido con posterioridad al registro de la marca.
Ejemplo del primer supuesto: Juan tiene registrada la marca nacional “vida sana” que
ampara servicios de organización de eventos deportivos y, Carlos utiliza sin nigún tipo de
derecho o autorización (licencia), el signo distintivo “vidas sanas” bajo el que ofrece,
servicios de organización de eventos deportivos o formación en el ámbito deportivo.
Ejemplo del segunto supuesto: Juan es el titular registral de la marca “vida sana” para
servicios de organización de eventos deportivos y, Carlos actua bajo la denominación
social “vida sana S.L” para actividades deportivas, si bien su denominación social se
registró con posterioridad a la concesión de la marca. Ejemplo jurisprudencial.
También es habitual, conocer la existencia de una marca registrada por un tercero, que
utiliza como componente denominativo, los términos de una marca registrada con
anterioridad, a los que añade otras palabras, cifras o letras que la acompaña y la
integran.
Ejemplo: Juan tiene registrada la marca “thingclass” para servicios de hospedaje, y Carlos
registra con posterioridad la marca “thingclass one” para los mismos servicios. En este
caso, Carlos ha añadido un elemento diferenciador que es el término o palabra “one”.
Ambas marca son similares en su denominación y casi idénticas en su fonética.

Autoridad de aplicación,

ARTICULO 42. — La autoridad de aplicación de esta ley es la Dirección


Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Estado
de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía, la que resolverá respecto
de la concesión de las marcas.

ARTICULO 43. — La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, anotará


las solicitudes de registro y renovación en el orden que le sean presentadas.
A tal efecto, llevará un Libro rubricado y foliado por la Secretaría de Estado de
Desarrollo Industrial. En este libro se volcarán la fecha y hora de
presentación, su número, la marca solicitada, el nombre y domicilio del
solicitante y los productos o servicios a distinguir.

ARTICULO 44. — El certificado de registro consistirá en un testimonio de la


resolución de concesión de la marca, acompañado del duplicado de su
descripción, y llevará la firma del Jefe del Departamento de Marcas de la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

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ARTICULO 45. — El registro, renovación, reclasificación, transferencia,
abandono y denegatoria de marcas, así como su extinción por renuncia o por
resolución judicial y la modificación del nombre de su titular, serán publicados
por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 46. — La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá


conservar los expedientes o sus copias fehacientes. Sólo podrán destruirse
los expedientes originales cuando se haya obtenido y guardado copia de los
mismos.

ARTICULO 47. — Los trámites que se realicen ante la Dirección Nacional de


la Propiedad Industrial están sujetos al pago de tasas, cuyo monto fijará la
reglamentación. Dichos montos serán actualizados según lo previsto, para las
multas, en el Artículo 31 "in fine".

2.3.- Designaciones o nombre (Ley 22.362). Forma de adquisición, duración.


Conflictos con registros en internet.
De las designaciones

ARTICULO 27. — El nombre o signo con que se designa una actividad, con o
sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.

FORMAS DE ADQUISICIÓN,

ARTICULO 28. — La propiedad de la designación se adquiere con su uso y


sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las
preexistentes en ese mismo ramo.

ARTICULO 29. — Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso
de una designación.

La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a


utilizarla en forma pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo
conocimiento de su uso.

ARTICULO 30. — El derecho a la designación se extingue con el cese de la


actividad designada.

2.4.- La enseña. Concepto y clases.


2.4. LA ENSEÑA. CONCEPTO. CLASES.

CONCEPTO: identifica al establecimiento mercantil, al local (enseña). Se


manifiesta por ejemplo a través de letreros o carteles.

No identifica a un producto o a un comerciante.

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CLASES: enseña nominativa y enseña emblemática

REGIMEN NORMATIVO: LEY 11.867

ARTICULO 1º-Declárase elementos constitutivos de un establecimiento


comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier
título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña
comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las
marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones
honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial
e industrial o artística.

2.5.- Dibujos o diseños industriales. (Decreto-Ley N° 6.673/63). Concepto,


diferenciación. Formas de obtención. Duración.

ARTICULO 1º - El autor de un modelo o diseño industrial, y sus sucesores legítimos,


tienen sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo
y registrarlo, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por este decreto.

Los modelos y diseños industriales creados por personas que trabajan en relación de
dependencia, pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de
explotación, salvo cuando el autor ha sido especialmente contratado para crearlos o sea
un mero ejecutante de directivas recibidas de las personas para quienes trabaja. Si el
modelo o diseño fuera obra conjunta del empleador y del empleado, pertenecerá a
ambos, salvo convención en contrario.

Cuando dos o más personas hayan creado en conjunto un modelo o diseño industrial, les
corresponde a todas ellas el derecho de explotación exclusiva, y el derecho a registrar a
nombre de todas ellas la obra de su creación; en tales casos las relaciones entre los
coautores se regirán según el concepto de copropiedad.

El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen acción


reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por
quien no fuere su autor.

FORMAS DE OBTENCIÓN:
1- Simple deposito de la solicitud a la que se le adjunta los dibujos y una descripción.
2- Soolo formalidades de presentación
3- No hay examen ni procedimientos de oposición.

DURACION: 5 años a partir del deposito y renovable por dos periodos iguales
consecutivos.
DEFENSA: medidas precautorias: secuestro, inventario y explicaciones (el tenedor no
podrá alegar buena fe) multa.

2.6.- Patentes de invención. (Ley 24.481 y Decreto 548/95).-Objeto, requisitos,


derecho a la patente, duración y efectos, patente de productos farmacéuticos.
Transmisión. Modelos de
utilidad: concepto. Autoridad de aplicación.

Mediante la ley de patentes de invención se brinda al inventor el reconocimiento formal


de su autpria y reglamenta su derecho de propiedad exclusivo por el termino que acuerda
la lay.

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Materia patentable: invenciones de productos o procedimientos siempre que sean nuevos
o novedosos, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial.
REQUISITOS:
INVENCION: creación humana que permite transformar materia o energía para su
aprovechamiento por el hombre.
NUEVO O NOVEDOSO: que no esté es estado de técnica, es decir que no haya un
conocimiento previo de carácter publico.
ACTIVIDAD INVENTIVA: proceso creativo o sus resultados no sean evidentes.
SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL: industria de trasformación y se incluye a
agricultura, forestal, ganadería, pesca, minería y los servicios.
DERECHOS.
Aspecto personal: derecho a ser reconocido como autor.
Aspecto patrimonial: derecho de propiedad y su uso exclusivo sobre la invención pero
tiene excepciones:
Materia no patentable.
1) Lo que no es considerado invención. ART6
- Descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemáticos
- Obras literarias, científicas y artísticas, creaciones literarias.
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales para juegos
o actividades eco-comerc. Programas de computación
- Formas de presentación de información
- Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico de diagnostico aplicables al
cuerpo humano y animales.
- Yuxtaposición unión de elementos que conservan su individualidad.
- Materia viva existente en la naturaleza.
2) Lo que está prohibido su patentamiento. ART 7
- Orden público, moralidad, salud y vida, medio ambiente.
- Material y proceso biológico y genético existente en la naturaleza o su replica.

CLASES DE TÍTULOS:
. PATENTES:

- Propiamente dichas: invento novedoso, que entrañe una actividad inventiva y que
sea sosceptible de ser explotado industrialmente.
- De adición o perfeccionamiento: ART. 51 (mejora de la invención ya patentada): se
otorgan por el tiempo de vigencia que les reste a la patente.

ARTICULO 4º – Serán patentables las invenciones de productos o de


procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial.

a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que
permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

b) Asimismo, será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida


en el estado de la técnica.

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c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos
técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una
descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión
o información, en el país o en el extranjero.

d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se


deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la


obtención de un producto industrial, entendiendo al término industria como
comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la
minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

ARTICULO 5º – La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando


dentro de un (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o,
en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan
dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan
exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud
correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las
condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

CONCESION DE LA PATENTE

ARTICULO 12. – Para obtener una patente será preciso presentar una
solicitud escrita ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, con las características y demás datos que
indique esta ley y su reglamento.

ARTICULO 13. – La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor


o por sus causahabientes o a través de sus representantes. Cuando se solicite
una patente después de hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de
prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de
patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de un (1) año de la
presentación originaria.

ARTICULO 15. – Cuando varios inventores hayan realizado la misma


invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente
pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad
reconocida, en su caso, más antigua. Si la invención hubiera sido hecha por
varias personas conjuntamente el derecho a la patente pertenecerá en
común a todas ellas.

ARTICULO 16. – El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier


momento de la tramitación. En caso de que la solicitud corresponda a más de
un solicitante, el desestimiento deberá hacerse en común. Si no lo fuera, los
derechos del renunciante acrecerán a favor de los demás solicitantes.

ARTICULO 17. – La solicitud de patente no podrá comprender más que una


sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera
que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no
cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se
disponga reglamentariamente.

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ARTICULO 18. – La fecha de presentación de la solicitud será la del
momento en que el solicitante entregue en la Administración Nacional de
Patentes creada por la presente ley:

a) Una declaración por la que se solicita la patente;

b) La identificación del solicitante;

c) Una descripción y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con los


requisitos formales establecidos en la presente ley.

ARTICULO 19. – Para la obtención de la patente deberá acompañarse:

a) La denominación y descripción de la invención;

b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la


descripción;

c) Una o más reivindicaciones;

d) Un resumen de la descripción de la invención y las reproducciones de los


dibujos que servirán únicamente para su publicación y como elemento de
información técnica;

e) La constancia del pago de los derechos;

f) Los documentos de cesión de derechos y de prioridad.

Si transcurrieran noventa (90) días corridos desde la fecha de presentación


de la solicitud sin que se acompañe la totalidad de la documentación, ésta se
denegará sin más trámite, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificada. La falta de presentación dentro del mismo plazo de los elementos
consignados en el inciso f) originará la pérdida del derecho a la prioridad
internacional.

ARTICULO 20. – La invención deberá ser descripta en la solicitud de manera


suficientemente clara y completa para que una persona experta y con
conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá
incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la
invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa.

ARTICULO 21. – Los dibujos, planos y diagramas que se acompañen deberán


ser lo suficientemente claros para lograr la comprensión de la descripción.

ARTICULO 23. – Durante su tramitación, una solicitud de patente de


invención podrá ser convertida en solicitud de certificado de modelo de
utilidad y viceversa. La conversión sólo se podrá efectuar dentro de los
noventa (90) días siguientes a la fecha de su presentación, o dentro de los
noventa (90) días siguientes a la fecha en que la Administración Nacional de
Patentes lo requiera para que se convierta. En caso de que el solicitante no
convierta la solicitud dentro del plazo estipulado se tendrá por abandonada la
misma.

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ARTICULO 24. – La Administración Nacional de Patentes realizará un examen
preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo
que considere necesario o se subsanen omisiones. De no cumplir el
solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de ciento ochenta (180) días,
se considerará abandonada la solicitud.

ARTICULO 25. – La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán


confidenciales hasta el momento de su publicación.

ARTICULO 26. – La Administración Nacional de Patentes procederá a publicar


la solicitud de patente en trámite dentro de los dieciocho (18) meses,
contados a partir de la fecha de la presentación. A petición del solicitante, la
solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

ARTICULO 27. – Previo pago de la tasa que se establezca en el decreto


reglamentario, la Administración Nacional de Patentes procederá a realizar un
examen de fondo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el Título II, Capítulo I de esta ley.

La Administración Nacional de Patentes podrá requerir copia del examen de


fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras en los términos que
establezca el decreto reglamentario y podrá también solicitar informes a
investigadores que se desempeñen en universidades o institutos científico -
tecnológicos del país, quienes serán remunerados en cada caso, de acuerdo a
lo que establezca el decreto reglamentario.

Si lo estimare necesario el solicitante de la patente de invención podrá


requerir a la Administración la realización de este examen en sus
instalaciones.

Si transcurridos tres (3) años de la presentación de la solicitud de patente, el


peticionante, no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la
misma se considerará desistida.

ARTICULO 28. – Cuando la solicitud merezca observaciones, la


Administración Nacional de Patentes correrá traslado de las mismas al
solicitante para que, dentro del plazo de sesenta (60) días, haga las
aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o
documentación que le fuera requerida. Si el solicitante no cumple con los
requerimientos en el plazo señalado, su solicitud se considerará desistida.

ARTICULO 30. – Aprobados todos los requisitos que correspondan, la


Administración Nacional de Patentes procederá a extender el título.

ARTICULO 31. – La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero


con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la
utilidad del objeto sobre el que recae.

ARTICULO 32. – El anuncio de la concesión de la Patente de Invención se


publicará en el Boletín que editará la Administración Nacional de Patentes. El
aviso deberá incluir las menciones siguientes:

a) El número de la patente concedida;

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b) La clase o clases en que se haya incluido la patente;

c) El nombre y apellido, o la denominación social, y la nacionalidad del


solicitante y, en su caso, del inventor, así como su domicilio;

d) El resumen de la invención y de las reivindicaciones;

e) La referencia al boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de


patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus
reivindicaciones;

f) La fecha de la solicitud y de la concesión, y

g) El plazo por el que se otorgue.

ARTICULO 33. – Sólo podrán permitirse cambios en el texto del título de una
patente para corregir errores materiales o de forma.

ARTICULO 34. – Las patentes de invención otorgadas serán de público


conocimiento y se extenderá copia de la documentación a quien la solicite,
previo pago de los aranceles que se establezcan.

DURACION Y EFECTOS DE LAS PATENTES

ARTICULO 35. – La patente tiene una duración de veinte (20) años


improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

ARTICULO 36. – El derecho que confiere una patente no producirá efecto


alguno contra:

a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no


comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica
puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o
utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por


profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni
a los actos relativos a los medicamentos así preparados;

c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo


comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una
vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de
cualquier país;

d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos


extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente
circulen en jurisdicción de la República Argentina, si son empleados
exclusivamente para las necesidades de los mismos.

ARTICULO 37. – El titular de una patente no tendrá derecho a impedir que,


quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente
hubieran explotado o efectuado inversiones significativas para producir el
objeto de la patente en el país, puedan continuar con dicha explotación.

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. MODELOS DE UTILIDAD:
Nuevas conformaciones, disposiciones o mecanismos que mejoran la eficacia práctica
de un objeto existente.
Mejora la utilización del producto.
Protege nuevas conformaciones, dispositivos, mecanismos.
No se requiere invención.
Duración: 10 años improrrogable.

ARTICULO 56. — Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en


herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos
conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una
mejor utilización en la función a que estén destinados, conferirán a su creador
el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos
denominados certificados de modelos de utilidad.

Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o disposición tal


como se la define, pero no podrá concederse un certificado de modelo de
utilidad dentro del campo de protección de una patente de invención vigente.

ARTICULO 57. — El certificado de los modelos de utilidad tendrá una


vigencia de diez (10) años improrrogables, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles que
establezca el decreto reglamentario.

ARTICULO 58. — Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición


de estos certificados que los inventos contemplados en este título sean
nuevos y tengan carácter industrial; pero no constituirá impedimento el que
carezca de actividad inventiva o sean conocidos o hayan sido divulgados en
el exterior.

ARTICULO 59. — Con la solicitud de certificado de modelo de utilidad se


acompañará:

a) El título que designe el invento en cuestión;

b) Una descripción referida a un solo objeto principal de la nueva


configuración o disposición del objeto de uso práctico, de la mejora funcional,
y de la relación causal entre nueva configuración o disposición y mejora
funcional, de modo que el invento en cuestión pueda ser reproducido por una
persona del oficio de nivel reproducido por una persona del oficio de nivel
medio y una explicación del o de los dibujos;

c) La o las reivindicaciones referidas al invento en cuestión;

d) El o los dibujos necesarios.

ARTICULO 60. — Presentada una solicitud de modelo de utilidad, se


eximinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 56.

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Practicado dicho examen y verificado lo expuesto en el párrafo anterior, o
subsanado cuando ello fuera posible, se expedirá el certificado.

ARTICULO 61. — Son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones sobre


patentes de invención que no le sean incompatibles.

NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

ARTICULO 62. — Las patentes de invención y certificados de modelos de


utilidad serán nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en
contravención a las disposiciones de esta ley.

ARTICULO 63. — Si las causas de nulidad afectaran sólo a una parte de la


patente o del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la
anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá
declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

Cuando la nulidad sea parcial, la patente o el certificado de modelo de


utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran
sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de un modelo de
utilidad o de una patente independiente.

ARTICULO 64. — La declaración de nulidad de una patente no determina por


sí sola la anulación de las adiciones a ellas, siempre que solicite la conversión
de éstas en patentes independientes dentro de los noventa (90) días
siguientes a la notificación de la declaración de nulidad.

ARTICULO 65. — Las patentes y certificado de modelo de utilidad caducarán


en los siguientes casos:

a) Al vencimiento de su vigencia;

b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca


a más de una persona, la renuncia se deberá hacer en conjunto. La renuncia
no podrá afectar derechos de terceros;

c) Por no cubrir el pago de tasa anuales de mantenimiento al que estén


sujetos; fijados los vencimientos respectivos el titular tendrá un plazo de
gracia de ciento ochenta (180) días para abonar el arancel actualizado, a
cuyo vencimiento se operará la caducidad, salvo que el pago no se haya
efectuado por causa de fuerza mayor;

d) Si transcurrido un (1) año de concedido el uso, sin autorización del titular


de la patente no se llegara a satisfacer los objetivos para los cuales esos usos
fueron concedidos en los términos de los artículos 47 y 48 de la presente ley;

e) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un


plazo de dos (2) años por causas imputables al titular de la patente;

f) Si dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de vencidos los plazos
previstos en el artículo 46 no se presentare solicitud de uso;

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g) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida
humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente,
la autoridad de aplicación declarará la caducidad de la patente, de oficio o
por petición de parte;

h) Si transcurrido nueve (9) años desde la solicitud de la patente u ocho (8)


años desde su concesión no se explotara la misma en los términos de los
artículos 42 y 46 de la presente ley por cualquier motivo ésta caducará de
pleno derecho.

La decisión administrativa que declara la caducidad de una patente será


recurrible judicialmente. La apelación no tendrá efecto suspensivo.

ARTICULO 67. — La acción de nulidad o caducidad podrá ser deducida por


quien tenga interés legítimo.

ARTICULO 68. — Las acciones de nulidad y caducidad pueden ser opuestas


por vía de defensa o de excepción.

2.7.- Premios y Distinciones, Know How, Licencias. Contratos de licencia para el


uso de patentes de invención, de modelos y similares: concepto y regulación
legal.

KNOW-HOW

Término inglés que significa saber hacer o cómo hacer. Conjunto de


conocimientos,producto de la información, la experiencia y el aprendizaje, que no pueden
ser protegidos por una patente por no constituir una invención en el sentido estricto
deltérmino, pero que son determinantes del éxito comercial de una empresa. Para
suprotección sólo cabe la fórmula del secreto.

Conocimiento de técnicas necesarias para llevar a cabo eficazmente un proceso


productivo. Know-how.

Conocimientos desarrollados por una organización o sociedad como consecuencia del


aprendizaje y de la experiencia adquiridos y que son la clave de su éxito. En la mayoríade
los casos se intenta que permanezcan en secreto, aunque también pueden ser cedidos a
otras empresas a cambio de una contraprestación.

Conocimientos técnicos u organizativos de los que disponen determinadas personas


oempresas y que son necesarios para el desarrollo de una actividad.
TRANSMISION Y LICENCIAS CONTRACTUALES

ARTICULO 37. — La patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y


podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con
las formalidades que establece la legislación. Para que la cesión tenga efecto
respecto de tercero deberá ser inscripta en el INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 38. — Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas


comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el
desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan la competencia e incurran

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en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión,
las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias
conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley
N 22.262 o la que la modifique o sustituya.

ARTICULO 39. — Salvo estipulación en contrario la concesión de una licencia


no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de
utilidad, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por
sí mismo.

ARTICULO 40. — La persona beneficiada con una licencia contractual tendrá el derecho de
ejercitar las acciones legales que correspondan al titular de los inventos, sólo en el caso
que éste no las ejercite por sí mismo

3.- Fondo de comercio (Ley 11.867): concepto, elementos, negocios sobre


fondos de comercio, procedimientode transferencia.
CONCEPTO:

En sentido económico: conjunto de bienes y cosas que un empresario


posee en forma de unidad de producción o intermediación. Pueden
transferirse uno a uno.

En sentido jurídico: la ley prevé la transferenia en bloque, con el onjeto de


permitir la continuación de la actividad sin los perjuicios de un cierre y una
nueva apertura.

Intereses en punga: continuidad de la explotación e interés de los


acreedores.

1-2- Elementos del Fondo de Comercio : Si bien están enumerados en el art 1 de la


ley 11867, la jurisprudencia ha determinado que dicha enumeración es ejemplificativa.
- Materiales: Pueden variar según el tipo de empresa.
6- Instalaciones ej. conexiones eléctricas.
7- Muebles ej. escritorios.
8- Maquinas ej. impresoras.
9- Materias Primas ej. resmas de papel en una editorial.
10- Mercaderías ej. libros en una editorial
- Inmateriales:
9- Nombre comercial, Es el nombre que sirve para individualizar un establecimiento
mercantil determinado y se adquiere simplemente con su uso (sin necesidad de
registrarlo). El dcho al uso exclusivo del nombre comercial con relación a un rubro
determinado solo puede ejercerse dentro de la “zona de influencia” del
establecimiento. Por eso, quien quiera tener el uso exclusivo en todo el territorio
del país, deberá registrar el nombre comercial como una marca.
10- Emblema, signo grafico que caracteriza al establecimiento ej. Mc Donald
11- Enseña, inscripción que se coloca al frente del local ej. letrero “almacén Nicolás”
12- Distinciones Honoríficas, premios dados por instituciones públicas o privadas al
establecimiento.

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13- Valor Llave (o avivamiento), aptitud del establecimiento de producir ganancias
futuras. Dicha aptitud esta dada por la clientela, la ubicación del negocio, el
prestigio etc.
14- Clientela, Conjunto de personas que habitualmente contratan con el
establecimiento. La mayoría de los autores consideran que “no es un elementos”
del fondo de comercio, porque la clientela es una “situación de hecho” que
depende de la organización del empresario y como tal, no puede transferirse.
15- Derecho al Local, dcho que tiene el adquiriente del fondo de comercio, a “usar y
gozar” del local donde este funciona (no confundir con dcho a la transmisión de la
propiedad del mismo).
16- Contratos de Trabajo, en caso de transferencia del establecimiento, los contratos
de trabajo continúan con el adquiriente, conservando el trabajador la antigüedad y
sus dchos.
17- Derechos Industriales, son las marcas, patentes de invención y los modelos y
diseños industriales.
Hacienda: para alguna doctrina es un sinónimo de fondo de comercio, otros lo igualan
al patrimonio comercial. Sin embargo, en nuestro derecho el término hacienda no tiene
cabida, ya que es un concepto tomado del código civil italiano. En la doctrina de éste
país para algunos a la empresa le asignaban la naturaleza de sujeto y la hacienda el
objeto, y otros que negaban la subjetividad de la empresa estimaban que un concepto
era dependiente del otro. Y otros le asignaban a la empresa un significado político, y a
la hacienda un significado objetivo, como conjunto de bienes.
En nuestro país, además del tradicional significado económico, jurídicamente nada
significa, por lo que su uso debe ser descartado.
Avivamiento y llave: la doctrina les asigna muchos significados a estas voces
típicamente comerciales. Avviamento es un término italiano que no ha llegado a ser
unívoco ni en el país de origen ni en la doctrina europea. Aquí algunos autores le dan
el significado de “valor llave”, que es otra noción de difícil comprensión, ya que
constituye un concepto abstracto que depende del establecimiento que lo origina. Un
negocio será próspero y ofrecerá mayores utilidades a partir de trabajo del empresario
y sus colaboradores: depende de la forma en que el comerciante maneje sus costos,
su clientela, sus empleados, sus proveedores. También influyen otros factores como el
lugar del establecimiento y su entorno social. La ley de transferencia no incluye al
“valor llave” como parte del fondo de comercio, pero se le reconoce una realidad
jurídica y sobre todo, económica.
No debe confundirse con la organización, la dinámica o la clientela al valor llave o de
resultado. Este será la expresión en términos económicos de lo que el comercio o
industria han evidenciado hasta el momento en que se calcula: la aptitud del comercio
para producir ganancias. Por consiguiente es un valor mensurable que forma parte del
precio de venta.
Clientela: está incorporada en la ley argentina la noción de clientela: es la habitualidad
de un determinado número de personas en la concurrencia a un comercio; es uno de
los elementos que integran el valor llave.
En la ley de transferencia se menciona a la clientela como integrante del fondo de
comercio, aunque la costumbre de ciertas personas de concurrir a un local no es
inmutable, ni tampoco transferible. Por eso algunos fallos y mucha doctrina asimilan a
la clientela al concepto de “valor llave”.
3- TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO LEY 11867
La transferencia del fondo de comercio por cualquier titulo (ya sea por venta, donación,
locución etc), se encuentra regulada en la ley 11867. Si bien los elementos de fondo de
comercio pueden ser transferidos uno por uno a distintas personas, lo que esta ley regula

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es la transferencia del fondo de comercio “en bloque y funcionando”, para evitar el cierre
y reapertura de la empresa.
Procedimiento de transferencia. Lo establece la ley 11867 y es el siguiente:
 Publicación: En 1er lugar la ley exige la publicación de la intención de transferir el
fondo de comercio, por 5 días en el Boletín Oficial y en otro diario de gran
circulación, para que los acreedores tomen conocimiento de la situación.
 Nomina de Acreedores: luego el enajenante debe entregar al adquiriente una
nomina de los acreedores (indicando los montos y fechas de vencimiento).
 Oposición: a partir de la última publicación, los acreedores afectados por la
transferencia tendrán 10 días para oponerse y exigir que se retenga del precio de
la transferencia, la suma necesaria para el pago de sus créditos. Si se comprueba
la existencia de los créditos, habrá que retener y depositar dichas sumas.
 Inscripción: Transcurrido el plazo sin que existan oposiciones (o si habiendo
existido, se hubiera retenido y depositado el dinero), podrá otorgarse el
documento de transmisión, el que, para producir efectos con relación a 3eros,
deberá inscribirse en el Registro Publico de Comercio.
 Finalidad: este procedimiento tiene como fin proteger los dchos de los acreedores
del fondo de comercio, evitando que a través de la transferencia del
establecimiento se burlen sus dchos. En miras a ese fin, la ley establece que no
podrá enajenarse un establecimiento, por un precio menor al del pasivo.

UNIDAD V: La empresa, su inclusión en el mercado económico y en el medio


social
1.- Lealtad comercial. (Ley 22.802.).
1.1) Bien jurídico protegido.
1.2)La publicidad comparativa.
1-3) Autoridad de aplicación, procedimiento en sede administrativa y judicial.

Lealtad comercial. (Ley 22.802.).


ARTÍCULO 1º — Los frutos y los productos que se comercialicen en el país
envasados llevarán impresas en forma y lugar visible sobre sus envases,
etiquetas o envoltorios, las siguientes indicaciones:

a) Su denominación.

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b) Nombre del país donde fueron producidos o fabricados.

c) Su calidad, pureza o mezcla.

d)Las medidas netas de su contenido.

Los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin envasar


deberán cumplimentar con las indicaciones establecidas en los incisos a) b) y
c) del presente artículo. Cuando de la simple observación del producto surja
su naturaleza o su calidad, las indicaciones previstas en los incisos a) o c)
serán facultativas.

En las mercaderías extranjeras cuyo remate dispongan las autoridades


aduaneras y cuyo origen sea desconocido, deberá indicarse en lugar visible
esta circunstancia.

ARTICULO 1º bis: Las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes


consumidores de energía que se comercialicen en la REPUBLICA ARGENTINA
deberán cumplir los estándares de eficiencia energética que, a tales efectos
defina la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

ARTICULO 2º — Los productos fabricados en el país y los frutos nacionales,


cuando se comercialicen en el país llevarán la indicación Industria Argentina o
Producción Argentina. A ese fin se considerarán productos fabricados en el
país aquellos que se elaboren o manufacturen en el mismo, aunque se
empleen materias primas o elementos extranjeros en cualquier proporción.

La indicación de que se han utilizado materias primas o elementos


extranjeros será facultativa. En caso de ser incluida deberá hacerse en forma
menos preponderante que la mencionada en la primera parte de este
artículo.

se exceptúa a los productos y mercaderías destinados a la exportación de lo


dispuesto en este artículo)

ARTICULO 3º — Los frutos o productos de origen extranjero que sufran en el


país un proceso de fraccionado, armado, terminado o otro análogo que no
implique una modificación en su naturaleza, deberán llevar una leyenda que
indique dicho proceso y serán considerados como de industria extranjera.

En el caso de un producto integrado con elementos fabricados en diferentes


países, será considerado originario de aquel donde hubiera adquirido su
naturaleza.

ARTICULO 4º — Las inscripciones colocadas sobre los productos y frutos a


que se hace referencia en el artículo 2º, o sobre sus envases, etiquetas o
envoltorios deberán estar escritas en el idioma nacional, con excepción de los
vocablos extranjeros de uso común en el comercio, de las marcas registradas

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y de otros signos que, aunque no estén registrados como marcas, sean
utilizados como tales y tengan aptitud marcaria.

Las traducciones totales o parciales a otros idiomas podrán incluirse en forma


y caracteres que no sean más preponderantes que las indicaciones en idioma
nacional.

Quienes comercialicen en el país frutos o productos de procedencia


extranjera deberán dar cumplimiento en el idioma nacional a las
disposiciones del artículo 1º de esta ley.

ARTICULO 5º — Queda prohibido consignar en la presentación, folletos,


envases, etiquetas y envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o
cualquier otro signo que pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto
de la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos o
productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de
comercialización o técnicas de producción.

ARTICULO 6º — Los productores y fabricantes de mercaderías, los


envasadores, los que encomendaren envasar o fabricar, los fraccionadores, y
los importadores, deberán cumplir según corresponda con lo dispuesto en
este capítulo siendo responsables por la veracidad de las indicaciones
consignadas en los rótulos.

Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar frutos o


productos cuya identificación contravenga lo dispuesto en el artículo 1º de la
presente ley. Asimismo serán responsables de la veracidad de las
indicaciones consignadas en los rótulos cuando no exhiban la documentación
que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables de su
fabricación, fraccionamiento, importación o comercialización.

CAPITULO II

De las denominaciones de origen

ARTICULO 7º — No podrá utilizarse denominación de origen nacional o


extranjera para identificar un fruto o un producto cuando éste no provenga de
la zona respectiva, excepto cuando hubiera sido registrada como marca con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. A tal efecto se entiende por
denominación de origen a la denominación geográfica de un país, de una
región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto
originario de ellos y cuyas cualidades características se deban exclusiva o
esencialmente al medio geográfico.

ARTICULO 8º — Se considerarán denominaciones de origen de uso


generalizado, y serán de utilización libre aquellas que por su uso han pasado
a ser el nombre o tipo del producto

1.2) La publicidad comparativa.

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CAPITULO III: De la publicidad y promoción mediante premios

ARTICULO 9º — Queda prohibida la realización de cualquier clase de


presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u
ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las
características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla,
cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de
producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.

ARTICULO 9º bis — En todos aquellos casos en los que surgieran del monto
total a pagar dierencias menores a CINCO (5) centavos y fuera imposible la
devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del
consumidor.

En todo establecimiento en donde se efectúen cobros por bienes o servicios


será obligatoria la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a
través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no serán
inferiores a 15 cm por 21 cm.

Prácticas prohibidas

ARTICULO 10º — Queda prohibido:

a) El ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta


de la compra de mercaderías o la contratación de servicios, cuando dichos
premios o regalos estén sujetos a la intervención del azar.

b) Promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier


naturaleza, en los que la participación esté condicionada en todo o en parte a
la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio.

c) Entregar dinero o bienes a título de rescate de envases, de medios de


acondicionamiento, de partes integrantes de ellos o del producto vendido,
cuando el valor entregado supere el corriente de los objetos rescatados o el
que éstos tengan para quien los recupere.

Autoridad de aplicación

CAPITULO IV

De las autoridades de aplicación y sus atribuciones

ARTICULO 11. — LA SECRETARIA DE COMERCIO o el organismo que en lo


sucesivo pudiera reemplazarla en materia de Comercio Interior será la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley con facultad de delegar
sus atribuciones, aún las de juzgamiento, en organismos de su dependencia
de jerarquía no inferior a Dirección General.

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ARTICULO 12. — La autoridad nacional de aplicación tendrá las siguientes
facultades:

a) Establecer las tipificaciones obligatorias requeridas para la correcta


identificación de los frutos, productos o servicios, que no se encuentren
regidos por otras leyes.

b) Establecer los requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir los


productos o servicios que no se encuentren regidos por otras leyes.

c) Determinar el lugar, forma y características de las indicaciones o colocar


sobre los frutos y productos que se comercializan en el país o sobre sus
envases.

d) Establecer el régimen de tolerancia aplicable al contenido de lo envases.

e) Establecer los regímenes y procedimientos de extracción y evaluación de


muestras, así como el destino que se dará a las mismas.

f) Determinar los contenidos o las medidas con que deberán comercializarse


las mercaderías.

g) Autorizar el reemplazo de la indicación de las medidas netas del contenido


por el número de unidades o por la expresión "venta al peso".

h) Establecer la obligación de consignar en los productos manufacturados que


se comercialicen sin envasar, su peso neto o medidas.

i) Obligar a exhibir o publicitar precios.

j) Obligar a quienes ofrezcan garantía por bienes o servicios, a informar


claramente al consumidor sobre el alcance y demás aspectos significativos de
aquella; y a quienes no la ofrezcan, en los casos de bienes muebles de uso
durable o de servicios, a consignarlo expresamente.

k) Obligar a quienes ofrezcan servicios a informar claramente al consumidor


sobre sus características.

l) Disponer, por vía reglamentaria, un procedimiento y la organización


necesaria para recibir y procesar las quejas de las personas físicas y jurídicas
presuntamente perjudicadas por conductas que afecten la lealtad comercial,
y darle la difusión necesaria para que cumpla debidamente su cometido.

m) Verificar que las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes


consumidores de energía que se comercialicen en la REPUBLICA ARGENTINA
cumplan con los estándares de eficiencia energética establecidos por la
SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

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ARTICULO 13. — Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de
aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de
la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los
hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten exclusivamente al
comercio local, juzgando las presuntas infracciones.

ARTICULO 14. — Para el cumplimiento de su cometido las autoridades de


aplicación a través de los organismos que determine podrán:

a) Extraer muestras de mercaderías y realizar los actos necesarios para


controlar y verificar el cumplimiento de la presente ley.

b) Intervenir frutos o productos cuando aparezca manifiesta infracción o


cuando existiendo fundada sospecha de ésta, su verificación pueda frustrarse
por la demora o por la acción del presunto responsable o de terceros. La
intervención será dejada sin efecto en cuanto sea subsanada la infracción, sin
perjuicio de la aplicación de las penas que establece la presente ley.

c) Ingresar en días y horas hábiles a los locales donde se ejerzan las


actividades reguladas en la ley salvo en la parte destinada a domicilio
privado, examinar y exigir la exhibición de libros y documentos, verificar
existencias, requerir informaciones, nombrar depositarios de productos
intervenidos, proceder al secuestro de los elementos probatorios de la
presunta infracción, citar y hacer comparecer a las personas que se considere
procedente pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.

d) Sustanciar los sumarios por violación a las disposiciones de la presente ley


y proceder a su resolución, asegurando el derecho de defensa.

e) Ordenar el cese de la rotulación, publicidad o la conducta que infrinja las


normas establecidas por la presente ley, durante la instrucción del pertinente
sumario. Esta medida será apelable. El recurso deberá interponerse en el
plazo de CINCO (5) días de acuerdo al procedimiento establecido en el
artículo 22 y se concederá con efecto devolutivo.

f) Solicitar al juez competente el allanamiento de domicilios privados, y de los


locales a que se refiere el inciso c) del artículo en días y horas inhábiles.

ARTICULO 16. — La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las


funciones que se encomiendan a las autoridades locales de aplicación por el
artículo 13 de la presente ley, podrá actuar concurrentemente en la
vigilancia, contralor y juzgamiento del cumplimiento de la misma, aunque las
presuntas infracciones afecten exclusivamente al comercio local.

2.- Defensa de la competencia. (Ley 25.156.)

LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

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CAPITULO I

DE LOS ACUERDOS Y PRACTICAS PROHIBIDAS

ARTICULO 1º — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con


las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma
manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o
servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o
distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso
de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar
perjuicio para el interés económico general.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del


párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas
mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme,
de otras normas.

ARTICULO 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que


configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la
competencia:

a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta,


o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado,
así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;

b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o


comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un
número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;

c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de


aprovisionamiento;

d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;

e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones


destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;

f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o


permanencia en un mercado o excluirlas de éste;

g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con


competidores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de
compra o de venta de bienes, de prestación de servicios o de producción;

h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o


controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes
o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la
producción de bienes o servicios o su distribución;

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i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de
un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o
a la adquisición de un bien;

j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o


abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o
comercializados por un tercero;

k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de


bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres
comerciales;

l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra


o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el
mercado de que se trate;

ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado


a un prestatario de servicios públicos o de interés público;

m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin


razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de
desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o
en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o
servicios.

ARTICULO 3º — Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las


personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que
realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y
las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que
sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado
nacional.

A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los


actos o conductas y acuerdos, atenderá a las situaciones y relaciones
económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

CAPITULO II

DE LA POSICION DOMINANTE

ARTICULO 4º —A los efectos de esta ley se entiende que una o más


personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de
producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado
nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no está
expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración
vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad
económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio de
éstos.

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ARTICULO 5º — A fin de establecer la existencia de posición dominante en
un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:

a) El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros,


ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución
y el tiempo requerido para la misma;

b) El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos


u oferentes o demandantes al mercado de que se trate;

c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la


formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado
y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.

El abuso de la posición dominante.

El abuso de posición dominante o abuso por posición dominante refiere a


una infracción prevista por el Derecho de la competencia, cuyo resultado podría ser
sancionar a una empresa en situación de dominación, cuando aprovechando de
su posición comercial-productiva-tecnológica, dicha empresa consigue emanciparse de
las condiciones que normalmente debería imponerle el mercado, en lo que concierne por
ejemplo a evolución de precios según oferta y demanda, calidad de productos o servicios,
etc. En Europa, el comportamiento de una empresa puede ser sancionado por abuso de
posición dominante, en base al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea –TFUE– (en inglés: Treaty on the Functioning of the European Union), si en mayor
o menor grado ello afecta el comercio entre los Estados miembro de la Unión Europea. El
control de este tipo de infracciones, forma parte de las competencias de la Comisión
Europea.
El Derecho de la Unión Europea en materia de concurrencia es completado por las
disposiciones nacionales tomadas por los Estados miembro de la Unión Europea, que
implementa las sanciones del abuso de posición dominante. En Francia por ejemplo, la
sanción por el abuso de posición dominante está prevista en el artículo L. 420-2
delCódigo de Comercio (Libro IV). La afectación a la competencia que es objeto de
sanción, únicamente se constituye cuando la empresa u organización en cuestión está en
posición dominante, cometiéndose abuso en esa situación. 1

Control de concentraciones y fusiones.


DE LAS CONCENTRACIONES Y FUSIONES

ARTICULO 6º — A los efectos de esta ley se entiende por concentración


económica la toma de control de una o varias empresas, a través de
realización de los siguientes actos:

a) La fusión entre empresas;

b) La transferencia de fondos de comercio;

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c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o
participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de
derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener
cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita
cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia
sustancial sobre misma;

d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a


una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue
influencia determinante en la adopción de decisiones de administración
ordinaria o extraordinaria de una empresa.

ARTICULO 7º — Se prohiben las concentraciones económicas cuyo objeto o


efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que
pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

A los efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios total los
importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios
realizados por las empresas afectadas durante el último ejercicio que
correspondan a sus actividades ordinarias, previa deducción de los
descuentos sobre ventas, así como del impuesto sobre el valor agregado y de
otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios.

Para el cálculo del volumen de negocios de la empresa afectada se sumarán


los volúmenes de negocios de las empresas siguientes:

a) La empresa en cuestión;

b) Las empresas en las que la empresa en cuestión disponga, directa o


indirectamente:

1. De más de la mitad del capital o del capital circulante.

2. Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto.

3. Del poder de designar más de la mitad de los miembros del consejo de


vigilancia o de administración o de los órganos que representen legalmente a
la empresa, o

4. Del derecho a dirigir las actividades de la empresa.

c) Aquellas empresas que dispongan de los derechos o facultades


enumerados en el inciso b) con respecto a una empresa afectada.

d) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el


inciso c) disponga de los derechos o facultades enumerados en el inciso b).

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e) Las empresas en cuestión en las que varias empresas de las contempladas
en los incisos a) a d) dispongan conjuntamente de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b).

Dumping, concepto.

La palabra generalmente se utiliza sólo en el contexto de las leyes del comercio


internacional en donde el dumping se define como la práctica en donde una empresa
establece un precio inferior para los bienes exportados que para los costos de producción
que tiene la empresa desde el país a donde se importan esos bienes, sacando de
competencia a la empresa local. El término tiene una connotación negativa, pero los
defensores del libre mercado ven al "dumping" como algo beneficioso para los
consumidores y creen que los mecanismos proteccionistas para evitarlo tienen
consecuencias negativas. Los sindicalistas y otros defensores de los obreros sin embargo
creen que la salvaguarda de las empresas nacionales frente a prácticas abusivas tales
como el dumping, ayudan a aliviar algunas de las consecuencias más severas de libre
comercio y entre las economías en diferentes etapas de desarrollo. Según laOrganización
Mundial de Comercio (OMC) el dumping es condenable (pero no está prohibido) cuando
causa o amenaza con causar un daño importante a una rama de producción nacional en
el país importador

3.- Mecanismos de protección. Autoridad de aplicación, procedimiento en sede


administrativa y judicial.

(completar)

4.- Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Concepto, dimensiones. Su


implementación a
nivel nacional y provincial

¿Qué es la responsabilidad social de las empresas?


La responsabilidad social empresarial (RSE) es la integración voluntaria por parte de las
empresas de temas sociales y ambientales en sus operaciones comerciales, procesos
productivos y relaciones con los grupos de interés: clientes, proveedores, trabajadores,
accionistas... Ser socialmente responsable no sólo significa cumplir plenamente con las
obligaciones jurídicas establecidas en estos ámbitos, sino también ir más allá, invirtiendo
en el capital humano y en las relaciones con el entorno y la sociedad en que se opera.

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UNIDAD VI: Sistema financiero


1.- El dinero: concepto, funciones, clases de moneda, naturaleza jurídica.

CONCEPTO: El dinero es el común denominador de la vida moderna, es una fuerza


invisible que permite intercambiar los bienes y servicios de la comunidad en una forma
ágil y precisa, es un poder que adquieren quienes lo poseen para conseguir más volumen
de bienes y servicios quienes carecen de él.

El vocablo "dinero" describe varias cosas, en forma indiscriminada. En un sentido muy


amplio y obvio, hablar de dinero implica referirse al dominio que una persona ejerce
sobre su patrimonio, el conjunto de bienes y servicios que determina un nivel de vida y
los medios para producir ese patrimonio. Una visión más restrictiva se limita a la porción
de ese patrimonio de bienes o a la cancelación de obligaciones, que estaría referida a la
liquidez disponible y además, a los valores inmediatamente realizables a precios
corrientes del mercado, ejemplo: títulos de la deuda pública que, en razón de cotizar en
bolsa un mercado tiene un valor cierto son rápidamente transferibles.

Desde esta limitada visión, el dinero sería la porción de un patrimonio que es


inmediatamente aceptada por cualquier tercero, para el cambio por bienes y servicios, o
para la cancelación de obligaciones, sin que sea necesario determinar su valor de
mercado, realizarlo o constatar su idoneidad crediticia.
CARACTERISTICAS: Las características que debe cubrir el dinero para ser considerado
como tal, son:

A) Aceptación Universal. - El dinero tiene que ser un bien deseable por todos.

B) Fácil de Transportar. - Que acumule mucho valor en poco peso y que no requiera
recipientes frágiles.

C) Divisible. - Que sirva para adquirir bienes caros y baratos y que pueda ser fraccionada
sin perder su valor.

D) Incorruptible. - Es la característica que ha resultado ser más fácil de conseguir, que no


se pierda valor con el paso del tiempo.

CLASE DE MONEDA:

Son las especies que han servido para expresar el dinero (evolución), pudiendo
distinguirse las siguientes:

A) DINERO MERCANCIA: (el trueque) En esta etapa el bien que sirvió como dinero tenía
en sí un valor intrínseco y se utilizó para uso o consumo final, fue la forma primitiva de
las especies monetarias que terminaron

la economía del trueque. El tabaco, el cacao y la sal son ejemplos significativos utilizados
por nuestros aborígenes. Igualmente el ganado fue por mucho tiempo el dinero de los
antiguos romanos.

B) DINERO METALICO: (la moneda) En esta época el dinero se expresó En especies


metálicas y la moneda adquirió su verdadera naturaleza. El día en que se eligió fue
aceptado como representativo del dinero, no porque era deseable por sí mismo, si no

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porque de acuerdo a sus características tuvo aceptación general por la comunidad como
especie monetaria. El bronce y los metales sirvieron para fabricar (acuñar) las moneda
basándose en su belleza, su materialidad, su incorruptibilidad y su escasez que le daba el
atributo de garantizar su poder de cambio más o menos constante.

C) DINERO SIGNO O FIDUCIARIO: (el billete) El desenvolvimiento del intercambio en la


comunidad fue cada vez más creciente y la cantidad de moneda metálica existente no
fue suficiente para abastecer los requerimientos de la economía. Ello ocasionó Que para
abastecer a la comunidad tuvieron que hacerse aleaciones con otros metales en los
cuales la cantidad de metal precioso era cada vez menor, perdiendo la moneda su valor
intrínseco y aplicándose la llamada”ley de Gresham”, en virtud de la cual ”en los países,
dos monedas legales están en circulación, la moneda mala le quita siempre el puesto a la
buena y esta última desaparece”.

Esta situación llevó a la vez la aparición de la moneda de papel (o papel moneda) que
consiste en la expedición de documentos respaldados con cierta cantidad de metales
preciosos. Los certificados de oro y plata, así como los billetes con respaldo en estos son
los ejemplos básicos.

Las necesidades cada vez más crecientes de especies monetarias le fueron brindando
respaldo metálico al papel moneda, hasta hacerlo desaparecer y quedar sólo los billetes
como símbolo de papel moneda, que es reconocido como unidad monetaria.

D) DINERO BANCARIO: (el cheque) la intervención del estado en la edición de los


billetes y en la acuñación de monedas exigió la creación de organismos estatales (Banco
Central) que se encargarán de esta función de oferta primaria de dinero con carácter de
monopolio.

En efecto, la expedición de esas especies monetarias por parte de ese organismo se


hacía inicialmente basándose en la cantidad de reservas de metales viciosos que
mantuvieron en sus bóvedas configurándose entonces en sus balances un pasivo
(especies monetarias emitidas) y activo (valor de las reservas de metales preciosos). A su
vez, esas especies monetarias llegaron a los bancos, quienes la recibieron como
depósitos de sus clientes.

Como consecuencia de ese depósito, los bancos entregaron a sus clientes un talonario de
títulos con los cuales podían retirar las especies monetarias cuando quisiera. Además con
ella se podían intercambiar bienes y servicios porque son representativos de especies
monetarias y los bancos mantienen en sus bóvedas. Ésos títulos son los que se han
venido en forma generalizada como cheques.

E) DINERO ELECTRONICO: (la tarjeta de crédito) Mediante esta modalidad, la


comunidad realiza todos sus pagos para el intercambio de bienes y servicios, sin la
necesidad de manejar especies monetarias (monedas, billetes, cheques), sino
simplemente usan una tarjeta de ciertas características que será recibida por un terminal
de computadora quien aceptara o rechazará El pago de la transacción que se pretenda
hacer, según tenga o no, en la memoria del computador dinero a su favor; previa
suscripción de una orden de pago conforme a la capacidad del pago del deudor.

FUNCIONES: El dinero cumple cuatro funciones esenciales que allanan las dificultades y
trueque y posibilitan un racional desarrollo.

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I. COMO UNIDAD DE CUENTA: El dinero sirve como unidad de cuenta de todos los bienes
y servicios. Medir los bienes en el mercado según un patrón uniforme, simplifica en forma
notable las compensaciones de sus respectivos valores. Por ejemplo, si una maquinaria
industrial cuesta 10,000 soles y un quintal de soya cuesta 1000 soles puede decirse que
el valor de la maquinaria industrial equivale al valor de 10 quintales de soya.

El dinero es una medida de valor; pero lamentablemente no es una medida constante de


valor. En el mundo hay otra unidades de medida como la longitud, el peso, el volumen,
etc.

II. COMO MEDIO DE CAMBIO: El dinero es un instrumento de cambios de bienes y


servicios. Permite su utilización para su fundamental enajenación o adquisición para ese
valor. Ambas acepciones, como puede verse se encuentran estrechamente
emparentadas: de ahí Que se diga que constituyen las funciones primarias del dinero. Ese
medio debe ser un instrumento institucionalmente aceptado, del que resulte que
"representa un valor, un precio".

III. COMO PATRON DE PAGOS DIFERIDOS: El dinero es, desde este punto de vista, un
instrumento del crédito, teniendo en cuenta que las obligaciones que se difieren en el
tiempo, se expresan en dinero. Aún las obligaciones cuyo objeto no sea la entrega de
sumas de dinero, llevan implícitas consigo la expresión de un valor en dinero, porque su
cumplimiento anormal (las consecuencias de su incumplimiento), se traduce de una u
otra forma una acción cuyo objeto es el sucedáneo y la obligación ”In natura” frustrada, o
sea en dinero, que esa obligación tiene como valor.

IV. COMO DEPOSITO DE VALOR: Todo acopio de bienes implica un depósito de valor; pero
el acopio de bienes físicos tiene diversas ventajas, entre los que se cuentan las
variaciones que pueden sufrir su valor en el mercado, su relativa indisponibilidad, así
como los gastos de conservación y mantenimiento del mismo.

En la medida que se generalice la utilización del dinero como unidad de cuenta y como
medio de pago, es esperable que se utilizara también como depósito de valor. El tenedor
de dinero es un titular del poder de inversión, que puede ejercer en el tiempo como más
convenga a sus intereses.

NATURALEZA DEL DINERO:

El dinero surgió por la especialización del trabajo. Cuando la comunidad empezó a crecer
y sus componentes se dedicaron a producir distintos bienes y servicios, se vieron en la
obligación de intercambiarlos mutuamente para satisfacer sus necesidades.

Cuando su volumen se hizo amplio y la comunidad fue cada vez más numerosa, se hizo
prácticamente imposible la ampliación del trueque y hubo necesidad entonces de
convenir que determinado bien fuera aceptado por todos, como unidad de cambio y
medida de valor, surgiendo así El concepto del dinero. Aquellas personas que mayores
bienes produjeran eran las que más dinero poseía, porque el dinero en su forma precisa
un poder de compra dado por la producción de los bienes y servicios, el cual constituye el
concepto de renta real.

2.- Organización del sistema financiero argentino. Antecedentes, regímenes.

El Sistema Financiero Argentino se encuentra organizado en el marco de la Ley N º 21.526


. Comprende a todas las personas o entidades que realicen intermediación habitual entre
la oferta y demanda de recursos financieros. La autoridad de aplicación es el Banco

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Central de la República Argentina (BCRA) , y en temas específicos la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias.

El Banco Central se encuentra regido por una Carta Orgánica que se encuentra aprobada
por Ley Nº 24.144. El objetivo constitutivo del Banco es desarrollar una política monetaria
y financiera destinada a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor,
unidad de cuenta e instrumento de pago. Los rasgos más importantes de su diseño
institucional son que es una entidad autárquica e independiente del Poder Ejecutivo
Nacional. Desde el punto de vista operativo, el BCRA es el máximo responsable de la
política monetaria y crediticia del país, para lo cuál cumple las siguientes funciones:

• Regular la cantidad de dinero : la entidad posee el monopolio de la emisión primaria de


dinero del país. De aquí, que una de las funciones mas importantes sea la de regular la
cantidad de dinero. Para desarrollar esta función, el Banco, posee varios instrumentos de
política monetaria: la emisión discrecional de billetes y monedas – tasa de interés por
préstamos a las entidades financieras - el manejo de los encajes bancarios o requisitos de
liquidez – además de todos los resortes regulatorios mencionados en el punto II. A. La
cantidad de dinero tiene poderoso efectos sobre el desempeño económico del sector
productivo, cuando la cantidad de dinero no está a la altura de las necesidades de la
economía real (política monetaria restrictiva) se puede producir una recesión, y cuando la
oferta monetaria crece rápidamente (política monetaria expansiva) puede originar
problemas serios de inflación.

• Observar la evolución del crédito en la economía : la cantidad de dinero o la oferta


monetaria de la economía no sólo está compuesta por la cantidad de billetes y monedas
circulando. Existe una cantidad, cada vez más importante, de medios de pago
alternativos (sustitutos directos del dinero físico) que se utilizan para realizar
transacciones ordinarias. Estos abarcan desde los cheques, hasta la utilización de tarjetas
de créditos y débitos. El BCRA, tiene la obligación de observar y actuar cuando la
evolución de las principales variables crediticias no acompaña o no está en consonancia
con los objetivos de la política económica.

• Vigilar el buen funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de entidades


financieras : Las entidades financieras cumplen un rol importante en el crecimiento y el
desarrollo económico del país. En este sentido, el BCRA, fiscaliza cada una de ellas. Este
punto no es menor, ya que la caída de una entidad bancaria, por manejo fraudulento o
mala administración de sus fondos, puede generar una situación de desconfianza masiva
y por consiguiente una corrida bancaria, que pone en riesgo el funcionamiento de la
economía misma. Lamentablemente en nuestro país, las corridas bancarias, se han
convertido en tristemente célebres.

• Determinar el tipo de cambio y a administrar las reservas de oro y divisas : el BCRA,


dependiendo del sistema monetario y cambiario que prevalezca en la economía, es el
responsable directo de mantener el tipo de cambio, de manera tal que la balanza de
pagos se encuentre equilibrada. De esta forma, se garantiza la disponibilidad de reservas
y divisas que permiten asegurar la estabilidad del sistema financiero, como así también
los medios de pago de las obligaciones externas.

El sistema financiero argentino está compuesto por un espectro amplio de instituciones y


entidades financieras. Existen básicamente dos tipo de instituciones desde le punto de
vista que nos interesa en este módulo. Las entidades financieras bancarias : son aquellas
que cumplen su función de intermediar fondos entre depositantes o ahorristas y

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demandante de fondos. Este grupo de puede desagregar en bancos mayoristas, o
denominados bancos de inversiones, bancos minoristas o bancos comerciales, bancos
cooperativos y cajas de ahorro y crédito. Por otro lado se encuentran las entidades
financieras no bancarias : representan todas aquellas entidades que si bien realizan
operaciones de préstamo, estos fondos se constituyen de forma diferente a los depósitos
bancarios: aportes o cuotas de capital de los propietarios o socios, fideicomisos
financieros, entre los más importantes.

3.- Derecho bancario, concepto y caracteres, El problema de la autonomía, fuentes.

(COMPLETAR)

4.- Ley de entidades financieras (Ley 21.526). Clases. Operaciones activas, pasivas y
neutras. Tasas de Interés y comisiones. Liquidez y solvencia. El secreto bancario.

ARTICULO 1º — Quedan comprendidas en esta ley y en sus normas


reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas —oficiales o
mixtas— de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen
intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros.

CLASES

ARTICULO 2º — Quedan expresamente comprendidas en las disposiciones


de esta ley las siguientes clases de entidades:

a) Bancos comerciales;

b) Banco de inversión;

c) Bancos hipotecarios;

d) Compañías financieras;

e) Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles;

f) Cajas de crédito.

La enumeración que precede no es excluyente de otras clases de entidades


que por realizar las actividades previstas en el artículo 1º, se encuentren
comprendidas en esta ley.

ARTICULO 3º — Las disposiciones de la presente ley podrán aplicarse a


personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en
ella, cuando a juicio del Banco Central de la República Argentina lo aconsejen
el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia.

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OPERACIONES

TITULO II

Operaciones

ARTICULO 20. — Las operaciones que podrán realizar las entidades


enunciadas en el artículo 2º serán las previstas en este título y otras que el
Banco Central de la República Argentina considere compatibles con su
actividad.

Bancos comerciales

ARTICULO 21. — Los bancos comerciales podrán realizar todas las


operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas por la
presente ley o por las normas que con sentido objetivo dicte el Banco Central
de la República Argentina en ejercicio de sus facultades.

Bancos de inversión

ARTICULO 22. — Los bancos de inversión podrán:

a) Recibir depósitos a plazo;

b) Emitir bonos, obligaciones y certificados de participación en los préstamos


que otorguen u otros instrumentos negociables en el mercado local o en el
exterior, de acuerdo con la reglamentación que el Banco Central de la
República Argentina establezca;

c) Conceder créditos a mediano y largo plazo, y complementaria y


limitadamente a corto plazo;

d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías y aceptar y colocar letras y


pagarés de terceros vinculados con operaciones en que intervinieren;

e) Realizar inversiones en valores mobiliarios vinculados con operaciones en


que intervinieren, prefinanciar sus emisiones y colocarlos;

f) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente


liquidables;

g) Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de


inversión, administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros
encargos fiduciarios;

h) Obtener créditos del exterior y actuar como intermediarios de créditos


obtenidos en moneda nacional y extranjera;

i) Realizar operaciones en moneda extranjera, previa autorización del Banco


Central de la República Argentina;

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j) Dar en locación bienes de capital adquiridos con tal objeto, y

k) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones.

Bancos Hipotecarios

ARTICULO 23. — Los bancos hipotecarios podrán:

a) Recibir depósitos de participación en préstamos hipotecarios y en cuentas


especiales;

b) Emitir obligaciones hipotecarias;

c) Conceder créditos para la adquisición, construcción, ampliación, reforma,


refección y conservación de inmuebles urbanos o rurales, y la sustitución de
gravámenes hipotecarios constituidos con igual destino;

d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías vinculados con operaciones en


que intervinieren;

e) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente


liquidables;

f) Obtener créditos del exterior, previa autorización del Banco Central de la


República Argentina y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en
moneda nacional y extranjera, y

g) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones.

Compañías Financieras

ARTICULO 24. — Las compañías financieras podrán:

a) Recibir depósitos a plazo;

b) Emitir letras y pagarés;

c) Conceder créditos para la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas o


a término y otros préstamos personales amortizables;

d) Otorgar anticipos sobre créditos provenientes de venta, adquirirlos, asumir


sus riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y administrativa;

e) Otorgar avales, fianzas u otras garantías aceptar y colocar letras y pagarés


de terceros;

f) Realizar inversiones en valores mobiliarios a efectos de prefinanciar sus


emisiones y colocarlos;

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g) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente
liquidables;

h) Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y


actuar como agentes pagadores de dividendos, amortizaciones e intereses;

i) Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de


inversión; administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros
encargos fiduciarios;

j) Obtener créditos del exterior, previa autorización del Banco Central de la


República Argentina, y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en
moneda nacional y extranjera;

k) Dar en locación bienes de capital adquiridos con tal objeto, y

l) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones.

Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles

ARTICULO 25. — Las sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda u


otros inmuebles podrán:

a) Recibir depósitos en los cuales el ahorro sea la condición previa para el


otorgamiento de un préstamo, previa aprobación de los planes por parte del
Banco Central de la República Argentina;

b) Recibir depósitos a plazo;

c) Conceder créditos para la adquisición, construcción, ampliación, reforma,


refección y conservación de viviendas u otros inmuebles, y la sustitución de
gravámenes hipotecarios constituidos con igual destino;

d) Participar en entidades públicas y privadas reconocidas por el Banco


Central de la República Argentina que tengan por objeto prestar apoyo
financiero a las sociedades de ahorro y préstamos;

e) Otorgar avales, fianzas u otras garantías vinculados con operaciones en


que intervinieren;

f) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente


liquidables, y

g) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones.

Cajas de crédito

ARTICULO 26. — Las cajas de crédito podrán:

a) Recibir depósitos a plazo;

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b) Conceder créditos a corto y mediano plazo, destinados a pequeñas
empresas y productores, profesionales, artesanos, empleados, obreros,
particulares y entidades de bien público;

c) Otorgar avales, fianzas u otras garantías;

d) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente


liquidables, y

e) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones.

Relaciones operativas entre entidades

ARTICULO 27. — Las entidades comprendidas en esta Ley podrán acordar


préstamos y comprar y descontar documentos a otras entidades, siempre que
estas operaciones se encuadren dentro de las que están autorizadas a
efectuar por sí mismas.

Operaciones prohibidas y limitadas

ARTICULO 28. — Las entidades comprendidas en esta Ley no podrán:

a) Explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales,


agropecuarias, o de otra clase;

b) Constituir gravámenes sobre sus bienes sin previa autorización del Banco
Central de la República Argentina;

c) Aceptar en garantía sus propias acciones;

d) Operar con sus directores y administradores y con empresas o personas


vinculadas con ellos, en condiciones más favorables que las acordadas de
ordinario a su clientela, y

e) Emitir giros o efectuar transferencias de plaza a plaza, con excepción de


los bancos comerciales.

ARTICULO 29. — Las entidades podrán ser titulares de acciones de otras


entidades financieras, cualquiera sea su clase, siempre que medie
autorización del Banco Central de la República Argentina y de acciones y
obligaciones de empresas de servicios públicos en la medida en que sean
necesarias para obtener su prestación.

TASAS DE INTERES Y COMISIONES

(COMPLETAR)

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

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Capítulo I

Regulaciones

ARTICULO 30. — Las entidades comprendidas en esta Ley se ajustarán a las


normas que se dicten en especial sobre:

a) Límites a la expansión del crédito tanto en forma global como para los
distintos tipos de préstamos y de otra operaciones de inversión;

b) Otorgamiento de fianzas, avales, aceptaciones y cualquier tipo de garantía;

c) Plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza;

d) Inmovilización de activos, y

e) Relaciones técnicas a mantener entre los recursos propios y las distintas


clases de activos, los depósitos y todo tipo de obligaciones e
intermediaciones directas o indirectas de las diversas partidas de activos y
pasivos, y para graduar los créditos, garantías e inversiones.

ARTICULO 31. — Las entidades deberán mantener las reservas de efectivo


que se establezcan con relación a depósitos, en moneda nacional o
extranjera, y a otras obligaciones y pasivos financieros.

EL SECRETO BANCARIO

TITULO V

SECRETO

ARTICULO 39. — Las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar


las operaciones que realicen, ni las informaciones que reciban de sus clientes.

Sólo se exceptúan de tal deber los informes que requieran:

a) Los jueces en causa judiciales con los recaudos establecidos por las leyes
respectivas;

b) El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones.

c) Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o


municipales sobre la base de las siguientes condiciones:

— Debe referirse a un responsable determinado;

— Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con respecto a ese


responsable, y

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— Debe haber sido requerido formal y previamente;

d) Las entidades deberán guardar absoluta reserva sobre las informaciones


que lleguen a su conocimiento.

El personal de las entidades deberá guardar absoluta reserva sobre las


informaciones que lleguen a su conocimiento.

ARTICULO 40. — Las informaciones que el Banco Central de la República


Argentina reciba o recoja en ejercicio de sus funciones tendrán carácter
estrictamente confidencial. Tales informaciones no serán admitidas en juicio,
salvo en los procesos por delitos comunes y siempre que se hallen
directamente vinculadas con los hechos que se investiguen.

El personal de Banco Central de la República Argentina deberá guardar


absoluta reserva sobre las informaciones que lleguen a su conocimiento.

Las informaciones que publique el Banco Central de la República Argentina


sobre las entidades comprendidas en esta ley sólo mostrarán los totales de
los diferentes rubros, que como máximo podrán contener la discriminación
del balance general y cuenta de resultados mencionados en el artículo 36.

5.- Sistema de Seguro de Garantía de los depósitos. (Ley 24.485). Características.

Artículo 1º — Créase el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que será


limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos
bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección
de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras, sin comprometer los
recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro Nacional. Facúltase al
Banco Central de la República Argentina a organizar y poner en funcionamiento el
sistema creado por el presente artículo. (Nota: el texto en negrita fue observado por el
Art. 1º del Decreto Nacional Nº 538/95 B.O. 18/4/1995) Cuando el Banco Central de la
República Argentina dispusiera la suspensión total o parcial de las operaciones o la
revocación de la autorización para funcionar de una entidad financiera, el Sistema de
Seguro de Garantía de los Depósitos deberá disponer el reintegro a sus titulares de las
sumas depositadas en las cuentas especiales para la acreditación de remuneraciones,
habilitadas en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 124 de la Ley 20.744
(texto ordenado en 1976), en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde la fecha
de la suspensión o revocación de la autorización para funcionar. (Agregado por el Art. 1º
de la Ley Nº 25.089 B.O. 14/5/1999)

CARACTERISTICAS DEL SEGURO DE GARANTIA DE DEPOSITOS

a) Obligatorio y Oneroso: Todas las entidades financieras deben aportar al Fondo de


Garantía de los Depósitos un porcentaje estipulado en la normativa vigente;

b) Preventivo: Los montos necesarios para atender a las entidades con situaciones
complejas, se recaudan de forma anticipada (ex - ante) mediante aportes mensuales.

Estos aportes se conforman por un aporte base correspondiente a la prima actual de


0.06% de los depósitos, y un adicional según el riesgo de la entidad;

c) Limitado: El sistema garantiza hasta $350.000 por persona, cuenta y depósito.

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6.- Autoridad de aplicación y control: Banco Central de la República Argentina, carta


orgánica (Ley 24.144 y modificaciones en especial Ley 26.739). Organización, funciones y
facultades.

CAPITULO I

Naturaleza y objeto

ARTICULO 1º — El Banco Central de la República Argentina es una entidad


autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente
Carta Orgánica y las demás normas legales concordantes.

El Estado nacional garantiza las obligaciones asumidas por el banco.

Salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, no serán de


aplicación al banco las normas, cualquiera sea su naturaleza, que con alcance
general hayan sido dictadas o se dicten para organismos de la Administración
Pública Nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o
facultades que le reconoce esta Carta Orgánica.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.739 : ARTICULO 1º


— Sustitúyese el artículo 1º de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, aprobada por el artículo 1° de la Ley 24.144 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 1º: El Banco Central de la República Argentina es una entidad


autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente
Carta Orgánica y las demás normas legales concordantes.

El Estado nacional garantiza las obligaciones asumidas por el banco.

Salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, no serán de


aplicación al banco las normas, cualquiera sea su naturaleza, que con alcance
general hayan sido dictadas o se dicten para organismos de la Administración
Pública Nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o
facultades que le reconoce esta Carta Orgánica.

ARTICULO 2º — El Banco Central de la República Argentina tendrá su


domicilio en la Capital de la República. Podrá establecer agencias y nombrar
corresponsales en el país y en el exterior.

ARTICULO 3º — El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus


facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno
nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el
desarrollo económico con equidad social.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.739 : ARTICULO 2º


— Sustitúyese el artículo 3º de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la Ley 24.144 y sus
modificaciones, por el siguiente:

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Germán Otamendi- Verónica G. González.
U.G.: 145 San Rafael- Mendoza.
Artículo 3º: El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus
facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno
nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el
desarrollo económico con equidad social.

ARTICULO 4º — Son funciones y facultades del banco:

a) Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de


Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten;

b) Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el


crédito;

c) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente


del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras
internacionales a las cuales la Nación haya adherido, así como desempeñar
un papel activo en la integración y cooperación internacional;

d) Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos


externos;

e) Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales;

f) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que


sancione el Honorable Congreso de la Nación;

g) Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras


liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas
transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde
relación con la actividad financiera y cambiaria;

h) Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios


financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con
las autoridades públicas competentes en estas cuestiones.

En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a


órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá
asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas,
restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de
la Nación.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.739 : ARTICULO 3º


— Sustitúyese el artículo 4º de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, aprobada por el artículo 1º de la Ley 24.144 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 4º: Son funciones y facultades del banco:

a) Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de


Entidades Financieras y las normas que, en su consecuencia, se dicten;

b) Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el


crédito;

c) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente


del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras
internacionales a las cuales la Nación haya adherido, así como desempeñar

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Germán Otamendi- Verónica G. González.
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un papel activo en la integración y cooperación internacional;

d) Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos


externos;

e) Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales;

f) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que


sancione el Honorable Congreso de la Nación;

g) Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras


liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas
transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde
relación con la actividad financiera y cambiaria;

h) Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios


financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con
las autoridades públicas competentes en estas cuestiones.

En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a


órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá
asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas,
restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de
la Nación.

UNIDAD VII: Contratos bancarios

1.- Régimen general de la contratación bancaria en su carácter de profesional.


Transparencia de las condiciones contractuales. Contratos bancarios con consumidores y
usuarios.

2.- Depósito bancario: concepto, clases.

Depósito bancario
ARTÍCULO 1390.- Depósito en dinero. Hay depósito de dinero cuando el depositante
transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la
moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante, o al vencimiento
del término o del preaviso convencionalmente previsto.
ARTÍCULO 1391.- Depósito a la vista. El depósito a la vista debe estar representado en
un documento material o electrónico que refleje fielmente los movimientos y el saldo de
la cuenta del cliente. El banco puede dejar sin efecto la constancia por él realizada que no
corresponda a esa cuenta. Si el depósito está a nombre de dos o más personas,
cualquiera de ellas puede disponerlo, aun en caso de muerte de una, excepto que se
haya convenido lo contrario.
ARTÍCULO 1392.- Depósito a plazo. El depósito a plazo otorga al depositante el derecho
a una remuneración si no retira la suma depositada antes del término o del preaviso
convenidos. El banco debe extender un certificado transferible por endoso, excepto que
se haya pactado lo contrario, en cuyo caso la transmisión sólo puede realizarse a través
del contrato de cesión de derechos.
3.- Cuenta corriente bancaria: concepto, naturaleza, modalidades, derechos y
obligaciones de las partes. Servicio de cheques, resúmenes, cierre de la cuenta.
Compensación. Ejecución y garantías.

Cuenta corriente bancaria

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ARTÍCULO 1393.- Definición. La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el
banco se compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de
modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y, en su
caso, a prestar un servicio de caja.
ARTÍCULO 1394.- Otros servicios. El banco debe prestar los demás servicios relacionados
con la cuenta que resulten de la convención, de las reglamentaciones, o de los usos y
prácticas. ARTÍCULO 1395.- Créditos y débitos. Con sujeción a los pactos, los usos y la
reglamentación: a. se acreditan en la cuenta los depósitos y remesas de dinero, el
producto de la cobranza de títulos valores y los créditos otorgados por el banco para que
el cuentacorrentista disponga de ellos; b. se debitan de la cuenta los retiros que haga el
cuentacorrentista, los pagos o remesas que haga el banco por instrucciones de aquél, las
comisiones, gastos e impuestos relativos a la cuenta y los cargos contra el
cuentacorrentista que resulten de otros negocios que pueda tener con el banco. Los
débitos pueden realizarse en descubierto.
ARTÍCULO 1396.- Instrumentación. Los créditos y débitos pueden efectuarse y las
cuentas pueden ser llevadas por medios mecánicos, electrónicos, de computación u otros
en las condiciones que establezca la reglamentación, la que debe determinar también la
posibilidad de conexiones de redes en tiempo real y otras que sean pertinentes de
acuerdo con los medios técnicos disponibles, en orden a la celeridad y seguridad de las
transacciones.
ARTÍCULO 1397.- Servicio de cheques. Si el contrato incluye el servicio de cheques,
el banco debe entregar al cuentacorrentista, a su solicitud, los formularios
correspondientes.
ARTÍCULO 1398.- Intereses. El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses, que
se capitalizan trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación, de
la convención o de los usos. Las partes pueden convenir que el saldo acreedor de la
cuenta corriente genere intereses capitalizables en los períodos y a la tasa que
libremente pacten. 246Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica ARTS. 1399 –
1405
ARTÍCULO 1399.- Solidaridad. En las cuentas a nombre de dos o más personas los
titulares son solidariamente responsables frente al banco por los saldos que arrojen.
ARTÍCULO 1400.- Propiedad de los fondos. Excepto prueba en contrario, se presume que
la propiedad de los fondos existentes en la cuenta abierta, conjunta o indistintamente, a
nombre de más de una persona pertenece a los titulares por partes iguales.
ARTÍCULO 1401.- Reglas subsidiarias. Las reglas del mandato son aplicables a los
encargos encomendados por el cuentacorrentista al banco. Si la operación debe
realizarse en todo o en parte en una plaza en la que no existe casa del banco, él puede
encomendarla a otro banco o a su corresponsal. El banco se exime del daño causado si la
entidad a la que encomienda la tarea que lo causa es elegida por el cuentacorrentista.
ARTÍCULO 1402.- Créditos o valores contra terceros. Los créditos o títulos valores
recibidos al cobro por el banco se asientan en la cuenta una vez hechos efectivos. Si el
banco lo asienta antes en la cuenta, puede excluir de la cuenta su valor mientras no haya
percibido efectivamente el cobro.
ARTÍCULO 1403.- Resúmenes. Excepto que resulten plazos distintos de las
reglamentaciones, de la convención o de los usos: a. el banco debe remitir al
cuentacorrentista dentro de los ocho días de finalizado cada mes, un extracto de los
movimientos de cuenta y los saldos que resultan de cada crédito y débito; b. el resumen
se presume aceptado si el cuentacorrentista no lo observa dentro de los diez días de su
recepción o alega no haberlo recibido, pero deja transcurrir treinta días desde el
vencimiento del plazo en que el banco debe enviarlo, sin reclamarlo. Las comunicaciones
previstas en este artículo deben efectuarse en la forma que disponga la reglamentación,
que puede considerar la utilización de medios mecánicos, electrónicos, de computación u
otros.
ARTÍCULO 1404.- Cierre de cuenta. La cuenta corriente se cierra: a. por decisión
unilateral de cualquiera de las partes, previo aviso con una anticipación de diez días,
excepto pacto en contrario; b. por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista; c.

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por revocación de la autorización para funcionar, quiebra o liquidación del banco; d. por
las demás causales que surjan de la reglamentación o de la convención.
ARTÍCULO 1405.- Compensación de saldos. Cuando el banco cierre más de una
cuenta de un mismo titular, debe compensar sus saldos hasta su concurrencia, aunque
sean expresados en distintas monedas.
ARTÍCULO 1406.- Ejecución de saldo. Producido el cierre de una cuenta, e informado
el cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República puede emitir un
título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por dos personas,
apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar: a. el día de
cierre de la cuenta; b. el saldo a dicha fecha; c. el medio por el que ambas circunstancias
fueron comunicadas al cuentacorrentista. El banco es responsable por el perjuicio
causado por la emisión o utilización indebida de dicho título.
ARTÍCULO 1407.- Garantías. El saldo deudor de la cuenta corriente puede ser
garantizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra clase de garantía

4.- Préstamo: Concepto, su comparación con el contrato de mutuo.

ARTÍCULO 1408.- Préstamo bancario. El préstamo bancario es el contrato por el cual el


banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose el prestatario a su
devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie, conforme con lo
pactado.
ARTÍCULO 1409.- Descuento bancario. El contrato de descuento bancario obliga al
titular de un crédito contra terceros a cederlo a un banco, y a éste a anticiparle el importe
del crédito, en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado. El banco tiene
derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar
mediante endoso de letras de cambio, pagarés o cheques y haya ejercido contra el
tercero los derechos y acciones derivados del título.

Comparación con el contrato de mutuo.

El mutuo, el préstamo y la apertura de crédito, son contratos que transmiten la propiedad


de cosas, sin embargo el último se caracteriza por que exclusivamente transfiere la
propiedad de una suma de dinero.

El contrato de mutuo se refiere a un préstamo de carácter civil, que puede darse por
virtud de la confianza, entre personas ordinarias y sirve para documentar el acto
mediante la firma de un contrato (mutuo) a fin de formalizar el compromiso de pago

5.- Descuento de documentos: concepto, naturaleza, función.

Consiste en entregar a una institución financiera un documento a cobrar a cambio del


valor nominal en efectivo, menos los intereses correspondientes al plazo faltante y menos
otros gastos y comisiones administrativas que cobra el banco.

El ejemplo clásico es un entregar al banco un documento que se cobra dentro de un plazo


X. El banco adelanta los fondos menos la tasa interés correspondiente a ese plazo; luego
el banco es el titular del crédito.

6.- Apertura de crédito: definición.


ARTÍCULO 1410.- Definición. En la apertura de crédito, el banco se obliga, a cambio de
una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal, conforme
con lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del
límite acordado y por un tiempo fijo o indeterminado; si no se expresa la duración de la
disponibilidad, se considera de plazo indeterminado.

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ARTÍCULO 1411.- Disponibilidad. La utilización del crédito hasta el límite acordado
extingue la obligación del banco, excepto que se pacte que los reembolsos efectuados
por el acreditado sean disponibles durante la vigencia del contrato o hasta el preaviso de
vencimiento. 248Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica ARTS. 1412 – 1418
ARTÍCULO 1412.- Carácter de la disponibilidad. La disponibilidad no puede ser invocada
por terceros, no es embargable, ni puede ser utilizada para compensar cualquier otra
obligación del acreditado

7.- Cajas de seguridad: concepto, naturaleza, función. Derechos y obligaciones de las


partes. Responsabilidad bancaria.

ARTÍCULO 1413.- Obligaciones a cargo de las partes. El prestador de una caja de


seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la
integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas
creadas en el usuario. No responde por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio
propio de las cosas guardadas.
ARTÍCULO 1414.- Límites. La cláusula que exime de responsabilidad al prestador se
tiene por no escrita. Es válida la cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador
hasta un monto máximo sólo si el usuario es debidamente informado y el límite no
importa una desnaturalización de las obligaciones del prestador.
ARTÍCULO 1415.- Prueba de contenido. La prueba del contenido de la caja de seguridad
puede hacerse por cualquier medio.
ARTÍCULO 1416.- Pluralidad de usuarios. Si los usuarios son dos o más personas,
cualquiera de ellas, indistintamente, tiene derecho a acceder a la caja.
ARTÍCULO 1417.- Retiro de los efectos. Vencido el plazo o resuelto el contrato por falta
de pago o por cualquier otra causa convencionalmente prevista, el prestador debe dar a
la otra parte aviso fehaciente del vencimiento operado, con el apercibimiento de
proceder, pasados treinta días del aviso, a la apertura forzada de la caja ante escribano
público. En su caso, el prestador debe notificar al usuario la realización de la apertura
forzada de la caja poniendo a su disposición su contenido, previo pago de lo adeudado,
por el plazo de tres meses; vencido dicho plazo y no habiéndose presentado el usuario,
puede cobrar el precio impago de los fondos hallados en la caja. En su defecto puede
proceder a la venta de los efectos necesarios para cubrir lo adeudado en la forma
prevista por el artículo 2229, dando aviso al usuario. El producido de la venta se aplica al
pago de lo adeudado. Los bienes remanentes deben ser consignados judicialmente por
alguna de las vías previstas en este Código. Parágrafo 6° Custodia de títulos

8.- Custodia de Títulos: concepto, obligaciones de las partes.

ARTÍCULO 1418.- Obligaciones a cargo de las partes. El banco que asume a cambio de
una remuneración la custodia de títulos en administración debe proceder a su guarda,
gestionar el cobro de los intereses o los dividendos y los reembolsos del capital por
cuenta del depositante y, en general, proveer la tutela de los derechos inherentes a los
títulos.
ARTÍCULO 1419.- Omisión de instrucciones. La omisión de instrucciones del depositante
no libera al banco del ejercicio de los derechos emergentes de los títulos.
ARTÍCULO 1420.- Disposición. Autorización otorgada al banco. En el depósito de títulos
valores es válida la autorización otorgada al banco para disponer de ellos, obligándose a
entregar otros del mismo género, calidad y cantidad, cuando se hubiese convenido en
forma expresa y las características de los títulos lo permita. Si la restitución resulta de
cumplimiento imposible, el banco debe cancelar la obligación con el pago de una suma
de dinero equivalente al valor de los títulos al momento en que debe hacerse la
devolución.

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UNIDAD VIII: Sistema bursátil

1.- Mercado de capitales. Evolución histórica. Concepto, naturaleza y fines de cada


institución. Utilidade importancia. Funciones. Sistemas.

Evolución histórica

Nuestro país registra una antigua tradición respecto de la existencia de negociaciones


bursátiles. El origen de las bolsas se remontan hasta el año 1811, momento en que los
comerciantes ingleses instalaron una sala de comercio en casa de “mistress Clarke” – a
quien los hijos del país llamaban “Doña Clara“-, desde allí se realizaban las primeras
operaciones bursátiles.

Posteriormente, en el año 1821, Rivadavia se dirigió al Consulado sugiriendo el


establecimiento de una bolsa mercantil, a lo que accedió esa Corporación. Así, el 1° de
febrero de 1822 tuvo lugar la apertura de la bolsa, que funcionó hasta el gobierno del
General Rosas.

En cuanto a la regulación, cabe mencionar que nuestro primer Código de Comercio


argentino (año 1862), no contenía normas relacionadas con las bolsas, recién en el
Código de Comercio que entró en vigencia en 1889, se incluyó un capítulo bajo la
denominación “De las bolsas y mercados de comercio”.( Título III, Libro I, artículos que
iban desde el 75 hasta el 86 ).

En el año 1937 se creó la Comisión de Valores dependiente del Banco Central de la


República Argentina, con funciones de naturaleza consultiva. El primer de Directorio de la
Comisión de Valores, estaba integrado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el
Banco Central y los bancos y casas financieras privadas. Inicialmente la Comisión de
Valores ejercitaba facultades de control de oportunidad y de control de legalidad sobre la
oferta pública de títulos valores, no tenía personería jurídica y nacía de un convenio
privado, sus decisiones revestían el carácter de meras recomendaciones y no tenían
fuerza legal.
En el año 1946, se produce una reforma sustancial del régimen con la sanción del
Decreto N° 15.353, del 23 de mayo de 1946, ratificado por la Ley 13.894. Ese decreto
creó la “Comisión de Valores”, integrada en ese entonces por representantes del Banco
Central, en cuya sede funcionaba, del Banco de la Nación, del ex Banco de Crédito
Industrial, de los bancos oficiales y mixtos de provincia, de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, de los bancos particulares y empresas financieras. Esta Comisión tenía
como función principal la de autorizar los ofrecimientos públicos de valores, cualquiera
sea su clase o entidad emisora para poder ser cotizados en bolsa, manteniéndolo siempre
en la órbita del Banco Central y con esas mismas funciones que tenía anteriormente.

Esto funcionó hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 17.811, que se produjo el 1º de


enero de 1.969 (artículo 64; renumerado como artículo 79 por el anexo del Decreto Nº
677/01). A partir de allí se reguló en su totalidad el mercado de los títulos valores,

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abarcando la oferta pública de dichos valores, la organización y funcionamiento de las
instituciones bursátiles y la actuación de los agentes de bolsa y demás personas
dedicadas al comercio de títulos valores (cfr. Exposición de Motivos de la Ley N° 17.811,
Capítulo I). Por medio de la Ley N° 17.811 de 16 de julio de 1.968, de naturaleza federal,
se crea la Comisión Nacional de Valores como una repartición estatal organizada, como
entidad autárquica nacional de carácter técnico, con jurisdicción en todo el territorio de la
Nación.

En el año 2012 se sancionó la Ley Nº 26.831 que sustituye la anteriormente aplicable Nº


17.811.- La nueva normativa tiene por objetivos y principios fundamentales promover la
participación en el mercado de capitales de los pequeños inversores, asociaciones
sindicales, asociaciones y cámaras empresariales, organizaciones profesionales y de
todas las instituciones de ahorro público, favoreciendo especialmente los mecanismos
que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo;
fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños
inversores, en el marco de la función tuitiva del derecho del consumidor; promover el
acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas; propender a la
creación de un mercado de capitales federalmente integrado, a través de mecanismos
para la interconexión de los sistemas informáticos de los distintos ámbitos de
negociación, con los más altos estándares de tecnología; y fomentar la simplificación de
la negociación para los usuarios y así lograr una mayor liquidez y competitividad a fin de
obtener las condiciones más favorables al momento de concretar las operaciones.

En la actualidad, el marco normativo está establecido en la Nueva Ley de Mercado de


Capitales Nº 26.831 (LMC), sancionada el 29 de Noviembre y publicada en el Boletín
Oficial el 28 de Diciembre de 2012, que ha venido a reformular el texto legal en la
materia, quedando derogadas las dos normas básicas anteriores, la Ley Nº 17.811 y el
Decreto Nº 677/01, como así también otras disposiciones secundarias.

La nueva norma legal entró en vigencia a los treinta (30) días corridos de su publicación,
o sea el 28/01/2013, e introduce una serie de reformas fundamentales en la órbita del
Mercado de Capitales.

El propósito de la Ley Nº 26.831 es el desarrollo del Mercado de Capitales en forma


equitativa, eficiente y transparente, protegiendo los intereses de público inversor,
minimizando el riesgo sistémico y fomentando una sana y libre competencia.

Se concentra en la COMISIÒN NACIONAL DE VALORES (CNV) el control de todos los


sujetos de la oferta pública de valores negociables, a fin de promover y fortalecer la
igualdad de trato y de participación, creando mecanismos que permitan garantizar la
eficaz asignación del ahorro hacia la inversión.

Entre los objetivos básicos de la Ley Nº 26.831 se pueden señalar los siguientes:

- Una mayor regulación y fiscalización estatal en el ámbito de la oferta pública y la


eliminación de la autorregulación de los mercados;

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- La actividad de cualquier sujeto en el régimen de la oferta pública requerirá el previo
registro ante la CNV, y en ese marco la LMC utiliza la denominación de "agentes
registrados" para individualizar las diferentes actividades alcanzadas que cubren los roles
principales del Mercado de Capitales, las que se indican como actividades de
negociación, de colocación, de distribución, de corretaje, liquidación y compensación,
custodia y depósito colectivo de valores negociables, administración y custodia de
productos de inversión colectiva, calificación de riesgos, y todas aquellas que a criterio de
la CNV, corresponda registrar para el desarrollo de dicho Mercado;

- La interconexión y federalización de los mercados, con fuentes de ahorro institucional y


con inversores individuales, fomentando una cultura hacía la inversión de los pequeños,
medianos y grandes ahorristas en valores negociables para inversiones en la economía
argentina;

- La desmutualización y consiguiente favorecimiento de acceso a los mercados,


eliminando la obligación de ser accionista para poder operar en los mismos;

- La unificación de los trámites de oferta pública y cotización, que quedan subsumidos en


cabeza de la CNV;

- La simplificación de las condiciones de negociación, a los fines de una mayor


competitividad y liquidez;

- La inclusión de las Universidades Públicas como agentes de calificación de riesgos;

- Normas tendientes a proteger a los pequeños inversores, promover el acceso de las


PYMES y a propender a una ampliación del Mercado de Capitales incorporando nuevos
actores;

- Normas dirigidas a jerarquizar la potestad de regulación y sanción de las conductas


disvaliosas en el ámbito de la oferta pública y a una mayor transparencia en los
procedimientos de control de las emisoras, mercados y agentes.-

Concepto

Se denomina mercado de capitales a una clase de sector económico en donde se


comercian canales de financiación a distintos plazos. Este mercado sirve como medio de
canalización de los ahorros de distintas personas y entidades para que otras se financien
en sus diversos proyectos. Este tipo de mercados suelen servir como medio de
transmisión de recursos desde sectores menos productivos hacia sectores que los son en
mayor medida

En la actualidad, los mercados de capitales se manejan desde plataformas electrónicas a


las que pueden accederse desde distintas entidades, estando en algunos casos
disponibles al público en general. Existen numerosos ejemplos de esos sistemas, que son
sostenidos por entidades tales como bancos de inversión, departamentos
gubernamentales, etc. Desde el punto de vista físico, estos sistemas se hospedan a nivel

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mundial, aunque suelen concentrarse en centros financieros tales como Londres, Nueva
York y Hong Kong.

Existe una división dentro de los mercados de capitales: estos pueden dividirse entre
mercados primarios y secundarios. En los mercados primarios se venden las nuevas
acciones o bonos emitidos a partir de un contrato entre la parte que financia y la que es
financiada; en estos pueden participar tanto estados como empresas que necesitan
financiamiento. En los mercados secundarios estos activos pueden cambiar
permanentemente de portador según los precios determinados por el libre juego y la
demanda. Así, el mercado primario consistiría en el acuerdo de financiamiento
primigenio, mientras que el secundario consistiría en la comercialización de esa deuda
tomada por una institución pública o privada.

Además, dentro de los activos negociados en un mercado de valores, puede establecerse


la distinción entre elementos de renta fija y aquellos que juegan como variable. Los
primeros corresponden a todas los activos que pagan un interés fijo al cabo de un
determinado tiempo; los segundos, a los activos que cuya renta puede variar a lo largo
del tiempo, como por ejemplo el caso de las acciones.

Los estados suelen intentar regular estos mercados a partir de distintas medidas, tales
como el establecimiento de impuestos o limites en el volumen negociado. Esto en general
se efectiviza a efectos de regular flujos de entrada y salida en la cuenta d capital de una
nación. Esto puede incluir además controles de cambio que evitan la libertad en la
compra y venta en lo que respecta a divisas a un tipo de cambio que haya fijado el
mercado. No obstante, este tipo de medidas suelen ser perjudiciales a largo plazo,
generando más problemas de los que solucionan

] En función de los que se negocia en ellos, se pueden distinguir:

 Mercados de valores
 Instrumentos de renta fija: bonos y obligaciones.

 Instrumentos de renta variable: acciones.

 Mercado de crédito a largo plazo (préstamos y créditos bancarios).

 En función de su estructura:

 Mercados organizados

 Mercados no-organizados ("Over The Counter")

 En función de los activos:

 Mercado primario: el activo es emitido por vez primera y cambia de manos


entre el emisor y el comprador (ej: Oferta Pública de Venta en el caso de renta
variable, emisión de bonos en el caso de renta fija)

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 Mercado secundario: los activos se intercambian entre distintos
compradores para dotar de liquidez a dichos títulos y para la fijación de precios.

¿Cómo se organiza el mercado de Capitales Argentino?

El Mercado de Capitales, ámbito en el cual intervenimos nosotros como inversores


financieros, está organizado y conformado por varias instituciones.

En primer lugar se encuentra la Comisión Nacional de Valores, o simplemente CNV.


Esta institución tiene como rol fundamental el de ser el administrador del régimen de
oferta pública, régimen que es establecido por la Ley 17.811. La CNV es una entidad
autárquica con jurisdicción en todo el país.

La CNV, desde nuestra óptica, es la que autoriza a un instrumento financiero a hacer


"oferta pública", esto es, a tener la posibilidad de ser ofrecido al público abiertamente. La
exigencia de estar dentro del régimen de oferta pública para poder ofrecerse
públicamente un instrumento, es para evitar que se pueda confundir al inversor con
información distorsionada acerca del emisor, y también sobre el instrumento en sí mismo.

En definitiva, el cumplimiento de requisitos mínimos por parte del emisor y de la emisión,


como así también él "deber de informar debidamente" al inversor, son los principales
roles que nosotros, inversores financieros, debemos reconocer en la CNV. Desde ya tiene
esta institución muchas otras responsabilidades, pero para nosotros lo importante es que
la CNV es quien defiende nuestros intereses como inversores. Esto, naturalmente, no
significa garantía de rentabilidad: simplemente es quien vela por la legalidad del
instrumento, la veracidad de la información que se nos debe brindar, y la transparencia
en general de la operatoria del mercado.

CNV, entonces, quien defiende los intereses de los inversionistas.

El Mercado de Valores de Buenos Aires, o MERVAL, es la institución que, entre


muchos otros roles, establece los requisitos para la negociación de los instrumentos con
oferta pública. Es quien reglamenta las operaciones que se pueden realizar con los
instrumentos que cuenten con oferta pública: operaciones de contado, opciones,
cauciones, establecen los plazos de liquidación, las garantías cuando correspondan, etc.
Al mismo tiempo es quien fiscaliza a los Agentes y Sociedades de Bolsa. El Merval es una
sociedad anónima con 250 acciones emitidas.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es quizás la institución más conocida del


sistema. La Bolsa tiene como rol principal el de establecer los requisitos para la cotización
de títulos valores que cuentan con oferta pública. Es también la institución en la que en
su ámbito se compran y se venden los títulos valores autorizadas a cotizar, ejecutándose
las operaciones que fueron reglamentadas por el Merval. La Bolsa es quien lleva el
registro y difunde las operaciones. Todas las operaciones que se transan en la Bolsa
cuentan con la garantía de liquidación del Merval. Para ser Agente o Sociedad de Bolsa,
es requisito, entre otros, ser accionista de al menos una acción del Merval. Cada acción
da derecho a 2 mandatarios (los operadores que vocean las operaciones en el recinto,
operando por orden y cuenta nuestra.).

Básicamente en la bolsa existen 2 sistemas de negociación:

Mercado de Concurrencia, cuyo nombre deriva de la "concurrencia" de la oferta con la


demanda, y donde a su vez la modalidad de concertación puede ser el voceo (o viva voz),
o mediante soporte electrónico. El voceo es la metodología de la Rueda Tradicional, o

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Piso, (donde los mandatarios u operadores vocean las operaciones), en tanto el SINAC (o
sistema electrónico) es la modalidad en la que una red de computadoras reemplaza al
voceo. En esa red se cargan las ordenes que el mismo sistema computarizado se ocupa
de calzar. En estos segmentos se operan con la modalidad de comisión explícita, esto es,
las comisiones se explicitan al cliente.

La Sesión Continua de Negociación es el otro sistema de negociación. En este sistema


los operadores conciertan sus operaciones mediante tratativas directas, pero con la
obligación de informarlas en tiempo real para su divulgación, registro y publicación.
Dentro de la Rueda Continua existen dos modalidades, la sesión garantizada y la no-
garantizada. En esta última, como su nombre lo indica, las operaciones no cuentan con la
garantía de liquidación del Merval. En estas sesiones no se explicitan las comisiones al
cliente, esto es, se opera a precio final.

El Mercado Abierto Electrónico, o MAE, es otra entidad autorregulada alternativa a la


Bolsa donde básicamente se operan bonos entre bancos y en grandes montos.

Otra institución es la Caja de Valores. La Caja es la que tiene la custodia de todos los
títulos valores que se operan en el mercado. Es quien se ocupa de debitarle las especies
al vendedor y acreditárselas al comprador, en tanto es quien liquida los dividendos y
cupones de renta o amortización. Es una sociedad anónima cuyo capital está integrado
por las bolsas y mercados de todo el país.

El Banco de Valores es el banco del sistema. Todos los agentes y sociedades de bolsa
tienen cuentas abiertas en él. Los valores participan activamente en el proceso de
liquidación de las operaciones concertadas en el ámbito de la bolsa, siendo al mismo
tiempo sociedad depositaria de gran cantidad de Fondos Comunes de Inversión.

En definitiva, varias son las instituciones que conforman el sistema. Cada una de ellas
tiene roles bien diferenciados, pero bajo la celosa supervisión de la CNV, que es, en
última instancia, quien vela por la transparencia del sistema en defensa de nuestros
intereses como inversionista

2.- Ley de Mercado de Capitales (Ley 26.831) Su importancia y la implicancia actual de la


reforma. Principios y definiciones. Mercado, Emisoras, Agentes registrados. Otros
agentes. Oferta pública.

Principios y definiciones

ARTICULO 1° — Objeto. Principios. La presente ley tiene por objeto la regulación de los
sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la
reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores.

Son objetivos y principios fundamentales que informan y deberán guiar la interpretación


de este ordenamiento, sus disposiciones complementarias y reglamentarias:

a) Promover la participación en el mercado de capitales de los pequeños inversores,


asociaciones sindicales, asociaciones y cámaras empresariales, organizaciones
profesionales y de todas las instituciones de ahorro público, favoreciendo especialmente
los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo
productivo;

b) Fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños


inversores, en el marco de la función tuitiva del derecho del consumidor;

c) Promover el acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas;

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d) Propender a la creación de un mercado de capitales federalmente integrado, a través
de mecanismos para la interconexión de los sistemas informáticos de los distintos
ámbitos de negociación, con los más altos estándares de tecnología;

e) Fomentar la simplificación de la negociación para los usuarios y así lograr una mayor
liquidez y competitividad a fin de obtener las condiciones más favorables al momento de
concretar las operaciones.

ARTICULO 2° — Definiciones. En esta ley y sus disposiciones reglamentarias, se


entenderá por:

Valores negociables: Títulos valores emitidos tanto en forma cartular así como a todos
aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta incluyendo, en
particular, los valores de crédito o representativos de derechos creditorios, las acciones,
las cuotapartes de fondos comunes de inversión, los títulos de deuda o certificados de
participación de fideicomisos financieros o de otros vehículos de inversión colectiva y, en
general, cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito homogéneos y
fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos
similares a los títulos valores; que por su configuración y régimen de transmisión sean
susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros. Asimismo,
quedan comprendidos dentro de este concepto, los contratos de futuros, los contratos de
opciones y los contratos de derivados en general que se registren en mercados
autorizados, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de plazo fijo
admisibles, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés, letras de
cambio y todos aquellos títulos susceptibles de negociación secundaria en mercados.

Productos de inversión colectiva: Fondos comunes de inversión de la ley 24.083, a los


fideicomisos financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a todos los otros
vehículos del mercado de capitales que soliciten autorización para emisiones de oferta
pública a la Comisión Nacional de Valores.

Mercados: Sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores con el


objeto principal de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con
oferta pública, quedando bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores las
actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin.

Mercado de capitales: Es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u


otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la negociación por
agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la
Comisión Nacional de Valores.

Agentes registrados: Personas físicas y/o jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional
de Valores para su inscripción dentro de los registros correspondientes creados por la
citada comisión, para abarcar las actividades de negociación, de colocación, distribución,
corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de valores
negociables, las de administración y custodia de productos de inversión colectiva, las de
calificación de riesgos, y todas aquellas que, a criterio de la Comisión Nacional de
Valores, corresponda registrar para el desarrollo del mercado de capitales.

Agente de negociación: Sociedades autorizadas a actuar como intermediarios de


mercados incluyendo bajo competencia del organismo cualquier actividad vinculada y
complementaria que éstos realicen.

Agentes productores de agentes de negociación: Personas físicas y/o jurídicas registradas


ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar actividades de difusión y promoción
de valores negociables bajo responsabilidad de un agente de negociación registrado.

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Agentes de colocación y distribución: Personas físicas y/o jurídicas registradas ante la
Comisión Nacional de Valores para desarrollar canales de colocación y distribución de
valores negociables, con arreglo a la reglamentación que a estos efectos establezca la
Comisión Nacional de Valores.

Agentes de corretaje: Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores


para poner en relación a dos (2) o más partes para la conclusión de negocios sobre
valores negociables, sin estar ligadas a ninguna de ellas por relaciones de colaboración,
subordinación o representación (primera parte del inciso a) del artículo 34 del anexo I a la
ley 25.028).

Agentes de liquidación y compensación: Personas jurídicas registradas ante la Comisión


Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación de operaciones con
valores negociables registradas en el marco de mercados, incluyendo bajo su jurisdicción
cualquier actividad que éstas realicen.

Agentes de administración de productos de inversión colectiva: Sociedades gerentes de


la ley 24.083, a los fiduciarios financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a las
demás entidades que desarrollen similares funciones y que, a criterio de la Comisión
Nacional de Valores, corresponda registrar en este carácter para su actuación en el marco
del funcionamiento de los productos de inversión colectiva.

Agentes de custodia de productos de inversión colectiva: Personas jurídicas registradas


ante la Comisión Nacional de Valores para actuar en dicho carácter en los productos de
inversión colectiva, desarrollando las funciones asignadas por las leyes aplicables y las
que dicho organismo determine complementariamente.

Agentes de depósito colectivo: Entidades registradas ante la Comisión Nacional de


Valores para recibir depósitos colectivos de valores negociables, para actuar en la
custodia de instrumentos y de operaciones en los términos de la ley 20.643 y sus
modificaciones, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen.

Agentes de calificación de riesgos: Entidades registradas ante la Comisión Nacional de


Valores para prestar servicios de calificación de valores negociables, y de otro tipo de
riesgos, quedando bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores las actividades
afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin.

Controlante, grupo controlante o grupos de control: Personas físicas o jurídicas que


posean en forma directa o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso, una
participación por cualquier título en el capital social o valores con derecho a voto que, de
derecho o de hecho, en este último caso si es en forma estable, les otorgue los votos
necesarios para formar la voluntad social en asambleas ordinarias o para elegir o revocar
la mayoría de los directores o consejeros de vigilancia.

Oferta pública: Invitación que se hace a personas en general o a sectores o a grupos


determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuada por
los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma
exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de ofrecimientos personales,
publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas, telefónicas o de televisión,
proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas,
medios electrónicos, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento
de difusión.

Actuación concertada: Actuación coordinada de dos (2) o más personas, según un


acuerdo o entendimiento formal o informal, para cooperar activamente en la adquisición,
tenencia o disposición de acciones u otros valores o derechos convertibles en acciones de

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una entidad cuyos valores negociables están admitidos a la oferta pública, sea actuando
por intermedio de cualquiera de dichas personas, a través de cualquier sociedad u otra
forma asociativa en general, o por intermedio de otras personas a ellas relacionadas,
vinculadas o bajo su control, o por personas que sean titulares de derechos de voto por
cuenta de aquéllas.

Información reservada o privilegiada: Toda información concreta que se refiera a uno o


varios valores negociables, o a uno o varios emisores de valores negociables, que no se
haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiese
influido de manera sustancial sobre las condiciones o el precio de colocación o el curso de
negociación de tales valores negociables.

ARTICULO 3° — Creación de valores negociables. Cualquier persona jurídica puede crear y


emitir valores negociables para su negociación en mercados de los tipos y en las
condiciones que elija, incluyendo los derechos conferidos a sus titulares y demás
condiciones que se establezcan en el acto de emisión, siempre que no exista confusión
con el tipo, denominación y condiciones de los valores negociables previstos
especialmente en la legislación vigente. A los efectos de determinar el alcance de los
derechos emergentes del valor negociable así creado, debe estarse al instrumento de
creación, acto de emisión e inscripciones registrales ante las autoridades de contralor
competentes.

ARTICULO 4° — Conflictos de interés. Las personas que participen en el proceso de


colocación de una emisión de valores negociables únicamente podrán adquirir u ofrecer
comprar por vía directa o indirecta dichos valores negociables, así como otros de igual
clase o serie, o derecho a comprarlos, en los supuestos y condiciones que fije la Comisión
Nacional de Valores hasta tanto finalice su participación en dicho proceso de colocación.

La reglamentación establecerá las condiciones para que los sujetos mencionados en el


párrafo anterior puedan vender, directa o indirectamente, valores negociables, o los
derechos a venderlos, correspondientes a la emisora a la que se encuentra vinculado el
proceso de colocación en que intervienen, mientras dure su participación en el mismo,
con el objeto de evitar la formación artificial de los precios u otras de las prácticas
sancionadas por esta ley.

ARTICULO 5° — Documentos digitales. Los documentos firmados digitalmente que se


remitan por vía electrónica a la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a las
reglamentaciones dictadas por dicha comisión para su identificación a todos los efectos
legales y reglamentarios gozarán de idéntica validez y eficacia que los firmados en
soporte papel.

2.1.- Títulos valores: concepto de acuerdo al Código Civil y Comercial, clases.

ARTÍCULO 1815.- Concepto. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e
irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo
previsto en el artículo 1816. Cuando en este Código se hace mención a bienes o cosas
muebles registrables, no se comprenden los títulos valores. ARTÍCULO 1816.- Autonomía.
El portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme con su ley de
circulación, tiene un derecho autónomo, y le son inoponibles las defensas personales que
pueden existir contra anteriores portadores. A los efectos de este artículo, el portador es
de mala fe si al adquirir el título procede a sabiendas en perjuicio del deudor demandado.

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ARTÍCULO 1817.- Pago liberatorio. El deudor que paga al portador del título valor
conforme con su ley de circulación queda liberado, excepto que al momento del pago,
disponga de pruebas que demuestren la mala fe del que lo requiere. Sin embargo, si el
deudor no recibe el título valor, se aplica lo dispuesto por el artículo 1819. ARTÍCULO
1818.- Accesorios. La transferencia de un título valor comprende los accesorios que son
inherentes a la prestación en él incorporada.

CLASES

a) El cheque, en la medida que se trata de un título valor en el cual va impresa una


orden de pago dirigida por el librador contra el librado, contra el banco, girado a fin de
que se pague la suma determinada de dinero inserta en el documento.

b) La letra de cambio, en tanto que se trata de una orden dada por el librador contra el
girador para que igualmente pague una suma determinada de dinero.

c) El pagaré, pues se trata de una promesa que hace el otorgante del título encaminada
a pagar una suma de dinero,

d) Los bonos, porque representan una alícuota en un crédito colectivo que permite a su
tenedor obtener el reembolso de una suma determinada.

e) El certificado de depósito a término es un título valor de contenido crediticio, ya


que le permite al tenedor obtener la devolución de una suma de dinero por él
depositada.

f) La factura cambiaria de compraventa, en tanto que se trata de un documento


librado por vendedor contra el comprador, encausado a exigirle el pago de la mercancía
que le ha vendido, total o parcialmente.

g) La factura cambiaria de transporte es igualmente un título valor de contenido


crediticio, librada por el transportador para obtener el pago total o parcial de los fletes
causados por el transporte realizado.

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h) El bono de prenda, como documento expedido por los almacenes generales de


depósito, se enmarca en los títulos valores de contenido crediticio en tanto que incorpora
un crédito, con la única salvedad que dicho crédito se garantiza con prenda de las
mercancías depositadas, es decir, se trata de una prestación principal que le permite a su
tenedor cobrar el crédito. El artículo 757 del Código de Comercio inicio final, indica que en
el bono de prenda se incorpora un crédito prendario sobre las mercancías amparadas por
el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda.

2.2.- Comisión Nacional de Valores: funciones, requisitos para cotizar, operaciones


bursátiles

ARTICULO 6° — Autarquía. La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica


del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente ley y las demás normas
legales concordantes. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional se mantienen por
intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que entenderá en los recursos
de alzada que se interpongan contra sus decisiones, sin perjuicio de las acciones y
recursos judiciales regulados en esta ley.

ARTICULO 7° — Sede y delegaciones. La Comisión Nacional de Valores tendrá su


domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero podrá sesionar y establecer
delegaciones regionales en cualquier lugar del país.

ARTICULO 8° — Integración. La Comisión Nacional de Valores estará a cargo de un


directorio integrado por cinco (5) vocales designados por el Poder Ejecutivo nacional,
entre personas de reconocida idoneidad y experiencia profesional en la materia.

El Poder Ejecutivo nacional designa al presidente y vicepresidente del directorio.

ARTICULO 9° — Impedimentos. No pueden ser miembros del directorio de la Comisión


Nacional de Valores:

a) Los accionistas o quienes hubieren formado parte de los órganos de dirección,


administración o fiscalización o de cualquier modo prestaren servicios a entidades
sometidas a la regulación y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores al momento
de su designación y durante los dos (2) años anteriores;

b) Los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades previstas en los incisos 1°, 2° y
3° del artículo 264 de la ley 19.550 de sociedades comerciales (t.o. 1984) y sus
modificaciones.

ARTICULO 10. — Duración del mandato. Remoción. Los directores de la Comisión


Nacional de Valores duran cinco (5) años en sus funciones y sus mandatos pueden ser
renovados por períodos sucesivos.

Podrán ser removidos antes del término de sus mandatos por el Poder Ejecutivo nacional
únicamente por las siguientes causas:

a) Comisión de delitos dolosos de cualquier naturaleza en el ejercicio o en ocasión de sus


funciones;

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b) Mala conducta o negligencia en el cumplimiento de sus funciones o incumplimientos
de las disposiciones contenidas en la presente ley o de otras que alcanzaren al
funcionario o cuya aplicación le incumbiere por razón de su cargo;

c) Inhabilidad sobreviniente para ejercer el cargo.

La decisión de remover al funcionario no será revisable judicialmente, pero el afectado


podrá reclamar ante la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal la
reparación de los daños y perjuicios sufridos cuando aquélla se hubiere fundado en el
inciso b) y acreditare que hubiera sido manifiestamente irrazonable. La indemnización en
ningún caso podrá superar el importe de los salarios brutos que le hubiere correspondido
percibir al funcionario hasta la terminación de su mandato.

En el caso del inciso a), la revocación de la condena pronunciada en ningún caso dará
lugar a la reinstalación del funcionario removido.

ARTICULO 11. — Quórum y mayorías. El directorio de la Comisión Nacional de Valores


sesionará con la mayoría de los miembros, sin que sea necesario que se encuentren en el
mismo recinto si estuvieren comunicados por medios de transmisión simultánea de
sonido, imágenes y palabras, según la reglamentación que al efecto dictará el organismo.

ARTICULO 12. — Situaciones excepcionales. Cuando circunstancias excepcionales


impidieren al directorio de la Comisión Nacional de Valores sesionar válidamente por falta
de quórum o fuere necesario adoptar resoluciones urgentes, el presidente o el director
que se encontrare en la sede del organismo podrá adoptarlas por sí y bajo su
responsabilidad “ad referéndum” del directorio, que tratará su ratificación en su primera
sesión.

ARTICULO 13. — Reemplazos. Cuando alguno de los directores de la Comisión Nacional


de Valores debiere hacer uso de licencia por un período prolongado, el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas podrá nombrar a un reemplazante interino de entre los
gerentes del organismo, hasta que cesen las causas que hubieren determinado su
designación.

UNIDAD IX

UNIDAD IX: Operaciones y contratos bursátiles


1.- Principios referidos a los contratos de mercado: secreto, transparencia. Operaciones
de mercado: contado, a término, de futuro, por opciones, de pase, cauciones.

completar

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2.- Fondos comunes de inversión (Ley 24.083): concepto, naturaleza jurídica. Partes
intervinientes: funciones y responsabilidad. Clases de fondos. Características.
Reglamento de gestión.

Concepto
¿En qué consiste un Fondo Común de Inversión?

Un Fondo Común de Inversión es un patrimonio formado por los aportes de un grupo de


personas que tienen los mismosobjetivos de rentabilidad y riesgo respecto a las
inversiones que realizan.
Dichos aportes son administrados por un grupo de profesionales expertos y son invertidos
en distintos instrumentos tales como Plazo Fijo, Bonos y/o Acciones, locales o
internacionales, permitiendo acceder a más y mejores alternativas de inversión que a
las que se puede acceder invirtiendo en forma individual.
Cuando se ingresa a un Fondo de Inversión uno compra pequeñas partes del fondo, a
estas partes se las denomina cuotapartes, de modo que cuando una persona realiza una
Suscripción (invierte) en un Fondo Común de Inversión lo que está haciendo es
comprar una cantidad de cuotapartes, a un determinado valor. Los precios de las
cuotapartes varían diariamente de acuerdo a la fluctuación de los precios de los activos
que componen la cartera del Fondo.
Un inversor puede invertir en un fondo tantas veces como lo desee, inclusive traspasarse
de un fondo a otro cuando sea necesario.

Denominación

ARTICULO 1º- Se considera FONDO COMUN DE INVERSION al patrimonio


integrado por: valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos,
divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro y
opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el
Banco Central de la República Argentina y dinero, pertenecientes a diversas
personas a las cuales se les reconocen derechos de copropiedad
representados por cuotapartes cartulares o escriturales. Estos fondos no
constituyen sociedades y carecen de personería jurídica.

ARTICULO 2º- La denominación FONDO COMUN DEINVERSION, así como las


análogas que determine la reglamentación, podrán utilizarse únicamente por
los que se organicen conforme a las prescripciones de la presente ley,
debiendo agregar la designación que les permita diferenciarse entre sí.

Dirección y administración

ARTICULO 3º- La dirección y administración de fondos comunes de inversión


estará a cargo de una sociedad anónima habilitada para esta gestión que
actuará con la designación de sociedad gerente o por una entidad financiera
autorizada para actuar como administradora de cartera de títulos valores por
la ley de entidades financieras. La gerente del fondo, deberá:

a) Ejercer la representación colectiva de los copropietarios indivisos en lo


concerniente a sus intereses y respecto a terceros, conforme a las
reglamentaciones contractuales concertadas.

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b) Tener, para ejercer su actividad, un patrimonio de cincuenta mil pesos ($
50.000). Este patrimonio nunca podrá ser inferior al equivalente de cincuenta
mil dólares estadounidenses(U$S 50.000).

Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión no podrán tener, en


ningún caso, las mismas oficinas que la sociedad depositaria, debiendo ser
éstas totalmente independientes.

ARTICULO 4º- La sociedad gerente y la depositaria, sus administradores,


gerentes y miembros de sus órganos de fiscalización son solidaria e
ilimitadamente responsables de los perjuicios que pudiera ocasionarse a los
cuotapartistas por incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes y
del "Reglamento de Gestión".

ARTICULO 5º- La sociedad gerente podrá administrar varios fondos comunes


de inversión, en cuyo caso deberá:

a) Adoptar las medidas conducentes a la total independencia delos mismos,


las que deberán consignarse en los prospectos de emisión.

b) Incrementar el patrimonio neto mínimo en un veinticinco por ciento (25 %)


por cada fondo adicional que administre.

ARTICULO 6º- La gestión del haber del fondo debe ajustarse a los objetivos
de inversión definidos en el "Reglamento de Gestión" y enunciados
detalladamente en el prospecto de emisión correspondiente. En el caso que el
haber del fondo consista en valores mobiliarios (y derechos y obligaciones
derivados de futuros y opciones) estos deben contar con oferta pública en el
país o en el extranjero debiendo invertirse como mínimo un setenta y cinco
porciento (75 %) en activos emitidos y negociados en el país.

ARTICULO 7º- La gestión del haber del fondo no puede:

a) Ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho a voto de una misma
emisora, cualquiera sea su tenencia.

b) Invertir en valores mobiliarios emitidos por la sociedad gerente o la


depositaria, o en cuotapartes de otros fondos comunes de inversión.

c) Adquirir valores emitidos por entidad controlante de la gerente o de la


depositaria, en una proporción mayor al dos porciento (2 %) del capital o del
pasivo obligacionario de la controlante, según el caso, conforme a su último
balance general o subperiódico. Las acciones adquiridas en este supuesto
carecerán del derecho de voto mientras pertenezcan al fondo.

d) Constituir la cartera con acciones, debentures simples o convertibles u


obligaciones negociables simples o convertibles que representen más del diez
por ciento (10 %) del pasivo total de una misma emisora conforme al último
balance general o subperiódicoconocido.

e) Invertir en un solo título emitido por el Estado con iguales condiciones de


emisión más del treinta porciento (30 %) del haber total del fondo común de
inversión.

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ARTICULO 8º- Salvo en cuanto al ejercicio del derecho de voto, las
limitaciones establecidas en los artículos anteriores pueden excederse
transitoriamente cuando se ejerciten derechos de suscripción o de
conversión, o se perciban dividendos en acciones, debiendo establecerse
tales límites en el término de seis (6) meses, a contar de la fecha en que se
produjo el exceso.

ARTICULO 9º- No pueden integrar los directorios delos organismos de


administración y fiscalización de los fondos: las personas sometidas a
interdicción judicial ,los quebrados o concursados no rehabilitados, los
menores o incapacitados ,los condenados a penas que lleven la accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, o por delitos infamantes y
los infractores a los que se refiere el artículo 35 de esta ley.

Sindicatura

ARTICULO 10. - El o los síndicos de la sociedad gerente, uno de los cuales


debe ser contador inscripto en la matrícula profesional respectiva, están
obligados:

a) A certificar la cuenta de resultados y los estados patrimoniales del fondo


en las épocas previstas en el "Reglamento de Gestión".

b) A vigilar permanentemente el estado de la cartera.

c) A denunciar al organismo de fiscalización las irregularidades en que


hubiesen incurrido las sociedades gerente y depositaria.

Se establecen estos deberes sin perjuicio de las funciones que asigna a los
síndicos la Ley de Sociedades Comerciales.

Reglamento

ARTICULO 11. - El "Reglamento de Gestión" se celebrará por escritura


pública o por instrumento privado con firmas ratificadas ante escribano
público o ante el órgano de fiscalización entre las sociedades gerente y
depositaria, antes del funcionamiento del fondo de inversión y establecerá las
normas contractuales que regirán las relaciones entre las nombradas y los
copropietarios indivisos. Ese reglamento, así como las modificaciones que
pudieran introducírsele, entrarán en vigor una vez aprobados por el
organismo de fiscalización establecido en el artículo32 de esta ley, el que
deberá expedirse dentro de los treinta(30) días de presentado para su
aprobación. Si el organismo de fiscalización no se expidiese en el término
determinado precedentemente, se considerará aprobado el" Reglamento de
Gestión" o sus modificaciones, procediéndose a su publicación por dos (2)
días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia difusión en la jurisdicción de
las sociedades gerente y depositaria, antes de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Las modificaciones serán oponibles a terceros a los
cinco (5) días de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

ARTICULO 12. - La suscripción de cuotapartes emitidas por los órganos del


fondo implica, de pleno derecho, adhesión al "Reglamento de Gestión", del
cual debe entregarse copia íntegra al suscriptor, dejándose constancia de ello
en los comprobantes o certificados representativos de aquéllas.

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Reglamento de gestión.

ARTICULO 13 - El "Reglamento de Gestión" debe especificar:

a) Planes que se adoptan para la inversión del patrimonio del fondo,


especificando los objetivos a alcanzar, las limitaciones a las inversiones por
tipo de activo.

b) Normas y plazos para la recepción de suscripciones rescate de cuotapartes


y procedimiento para los cálculos respectivos.

c) Límites de los gastos de gestión y de las comisiones y honorarios que se


percibirán en cada caso por las sociedades gerente y depositaria. Debe
establecerse un límite porcentual máximo anual por todo concepto, cuya
doceava parte se aplica sobre el patrimonio neto del fondo al fin de cada
mes. Los gastos, comisiones, honorarios y todo cargo que se efectúe al
fondo ,no podrán superar al referido límite, excluyéndose únicamente los
aranceles, derechos e impuestos correspondientes a la negociación de los
bienes del fondo.

d) Condiciones para el ejercicio del derecho de voto correspondientes a las


acciones que integren el haber del fondo.

e) Procedimiento para la modificación del "Reglamento de Gestión" por


ambos órganos del fondo.

f) Término de duración del estado de indivisión del fondo o la constancia de


ser por tiempo indeterminado.

g) Causas y normas de liquidación del fondo y bases para la distribución del


patrimonio entre los copropietarios y requisitos de publicidad de la misma.

h) Régimen de distribución a los copropietarios de los beneficios producidos


por la explotación del fondo ,si así surgiere de los objetivos y política de
inversión determinados.

i) Disposiciones que deben adoptarse en los supuestos que la sociedad


gerente o depositaria no estuvieren en condiciones de continuarlas funciones
que les atribuye esta ley o las previstas en el" Reglamento de Gestión".

j) Determinación de los topes máximos a cobrar en concepto de gastos de


suscripción y rescate.

ARTICULO 14.- Los bienes integrantes de un fondo comúnde inversión o sus


títulos representativos seráncustodiados por una o más entidades financieras
autorizadas,o sociedades con domicilio en el país, y que actuaráncon la
designación de "Depositaria". La entidadfinanciera que fuere gerente de
fondos comunes de inversiónno podrá actuar como depositaria de los activos
que conformanel haber de los fondos comunes de inversión que administreen
ese carácter.

Las sociedades que actúen en ese carácter, debenrevestir la forma jurídica de


sociedad anónima,tener un patrimonio neto mínimo de cien mil pesos ($

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100.000),el que debe mantenerse actualizado al equivalente de cien
mildólares estadounidenses (U$S 100.000) y tendráncomo objeto exclusivo la
actuación como depositarias defondos comunes de inversión.

Es de incumbencia de la sociedad depositaria:

a) La percepción del importe de las suscripciones, pagode los rescates que se


requieran conforme las prescripciones deesta ley y el "Reglamento de
Gestión".

b) La vigilancia del cumplimiento por la sociedad gerente de lasdisposiciones


relacionadas con la adquisición y negociaciónde los activos integrantes del
fondo, previstas en el "Reglamentode Gestión".

c) La guarda y el depósito de valores, pago y cobro delos beneficio


devengados, así como el producto de la compraventade valores y cualquiera
otra operación inherente a estasactividades. Los valores podrán ser
depositados en unacaja constituida según lo dispone la ley 20.643.

d) La de llevar el registro de cuotapartes escriturales o nominativasy expedir


las constancias que soliciten los cuotapartistas.

ARTICULO 15. - La indivisión del patrimonio de unfondo común de inversión


no cesa a requerimientode uno o varios de los copropietarios indivisos, sus
herederos,derecho-habientes o acreedores, los cuales no pueden pedir
sudisolución durante el término establecido para suexistencia en el
"Reglamento de Gestión" o cuandofuere por tiempo indeterminado, mientras
esté en vigenciael plan de inversiones del fondo.

ARTICULO 16. - La desvinculación de los copartícipesen la indivisión de un


fondo común de inversiónse opera, exclusivamente, por el rescate de partes
previsto enel "Reglamento de Gestión" y en esta ley.

ARTICULO 17.- El dinero en efectivo no invertido, pertenecienteal fondo,


debe depositarse en entidades financieras autorizadaspor el Banco Central de
la República Argentina.

Certificados

ARTICULO 18.- Las cuotapartes emitidas por el fondo comúnde inversión


estarán representadas por certificadosde copropiedad nominativos o al
portador, en los cuales se dejaráconstancia de los derechos del titular de la
copropiedad y deberánser firmados por los representantes de ambos órganos
delfondo. Las firmas podrán ser estampadas por medios
mecánicoscopiadores. Podrán emitirse cuotapartes escriturales, estandoa
cargo de la depositaria el registro de cuotapartistas. Un mismocertificado
podrá representar una o más cuotapartes.La emisión de cuotapartes debe
expedirse contra el pagototal del precio de suscripción, no
admitiéndosepagos parciales.

ARTICULO 19. - En caso de robo, pérdida o destrucciónde uno o más de los


certificados, se procederá conformelo dispuesto por el "Reglamento de
Gestión" yen su defecto por lo determinado por el Código de Comercio.

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3.- Contrato de Underwritting: concepto, naturaleza, clases, partes, sus obligaciones.

1. INTRODUCCIÓN

La técnica del underwriting ha demostrado ser un mecanismo que encamina el proceso


de evolución de los mercados de capitales del mundo.

La contribución económica de esta figura radica en el gran aporte a la mencionada


evolución del mercado de capitales a un cambio potencial de mentalidad en los
inversionistas, a nuevas formas o posibilidades para que empresas obtengan recursos
necesarios para sus proyectos, a más instrumentos financieros en el mercado que
permiten a los agentes económicos mejorar su capacidad de decisión a la hora de invertir
sus ahorros.

Para cumplir con los objetivos expuestos en el párrafo anterior, el presente estudio
desafía la técnica del underwriting; explica los diferentes tipos existentes, su aplicación al
mercado costarricense, expone además algunas experiencias que se analizan, así como
consideraciones finales que señalan las ventajas, desventajas, conclusiones y
recomendaciones de su uso.

2. LA TÉCNICA DEL UNDERWRITING

El underwriting, conocido también como Suscripción Temporal es una práctica de origen


anglosajón. Este mecanismo permite a los Bancos de Inversión (aquellos Bancos que se
dedican a conseguir fondos a empresas, mediante la colocación de acciones o títulos de
deuda, tales como bonos) inversiones en valores mobiliarios, prefinanciar emisiones y a la
vez colocarlas.

Este mecanismo permite a una empresa nueva o ya constituida ofrecer al público


acciones o títulos de deuda para financiar su constitución o sus proyectos de inversión,
utilizando para esto un intermediario, el cual es una entidad financiera que puede
prefinanciar y colocar la emisión en el mercado, asegurándose la empresa los fondos
necesarios para realizar sus planes. Es un mecanismo que permite incentivar el desarrollo
del mercado de capitales y en especial el mercado accionarlo.

La actividad es llevada a cabo por Bancos de operaciones múltiples, Bancos de inversión,


Bancos de desarrollo, financieras, compañías aseguradoras y otras entidades financieras.
El atractivo para éstas, es la oportunidad de generar ingresos por servicios en la venta de
acciones o títulos de deuda de las empresas emisoras. Así mismo, les permite ampliar las
opciones de inversión y rentabilidad que ofrecen a sus clientes, tanto individual como
institucionalmente.

El objetivo del underwriting es trasladar al mercado el total de la emisión, de modo tal


que al finalizar el periodo de convenio temporal, los títulos estén en manos de
inversionistas particulares o institucionales, razón por la que como para cualquier entidad
financiera, su giro operacional no es adueñarse de propiedades o empresas, sino más
bien de realizar una labor de intermediación financiera eficiente. Esta labor bien realizada
permitirá un mayor desarrollo del mercado de capitales y por consiguiente, la
consecución de recursos sanos para empresas privadas y públicas.

3. DEFINICIÓN

El contrato de Underwriting permite que una entidad financiera adquiera a firme, valores
de mercado primario emitidos por una empresa a un precio bajo la par, permitiendo que
ésta última obtenga el financiamiento previsto en forma adelantada a la venta de los
títulos, aparejando además asistencia financiera a las empresas emisoras.

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La Ley GSF en su Art. 221º, inciso 37 ha facultado a los Bancos de operaciones múltiples
la suscripción de primeras emisiones de valores, con garantía parcial o total de su
colocación, es decir, que faculta sin autorización previa de la SBS la celebración de los
contratos y negocios de Underwriting.

Así mismo, los Bancos han sido autorizados para constituir empresas subsidiarias con el
objeto de realizar este tipo de operaciones.

4. PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO

En el proceso de suscripción temporal participan una empresa bancaria y la empresa


emisora de los valores con responsabilidades y tareas claramente definidas. Las
funciones de éstas, en términos generales las mencionamos a continuación:

A. LA EMPRESA EMISORA: Es aquella empresa que necesita de capital adicional o


fondos a largo plazo que se generen mediante la venta de títulos valores al público,
para lo cual contrata los servicios de intermediación de entidades financieras
(generalmente Bancos de inversión) para facilitar la obtención de los recursos.
Estas empresas normalmente recurren al procedimiento de underwriting, debido a
que desean asegurarse recibir una cantidad dada de recursos, una experiencia mayor
en la colocación de títulos y un mejor contacto con inversionistas potenciales.
B. B. BANCO DE INVERSIÓN : Es una entidad especializada en la intermediación de los
títulos valores, tanto en el mercado primario como en el secundario; utiliza los
servicios de flotación de nuevas emisiones, el underwriting, fusiones, adquisiciones y
compras apalancadas de empresas.
Normalmente organizan una estructura piramidal de intermediarios financieros que
participan en los esfuerzos de colocación de los títulos valores en el mercado, así
como la comisión que el Banco cobra al emisor por los servicios brindados. La
estructura mencionada se puede desglosar de la siguiente manera:
- Underwriter o administrador (Banco de inversión)
- Co-underwriter (otros Bancos de inversión)
- Distribuidores (agentes especializados)
- Comisionistas (puestos y corredores de bolsa)

Toda esta estructura se alimenta de la comisión única establecida por el Banco de


inversión, el cual funge como líder con su cliente.
Algunas de las ventajas de utilizar a uno de estos Bancos, es que permiten acceder a
mejores fuentes de financiamiento, así como lograr una mayor certeza en la
colocación, ya sea de títulos de deuda o acciones, generando una mayor rapidez en
el cumplimiento de los objetivos finales de las empresas con sus proyectos. Para los
inversionistas resulta más fácil encontrar la información necesaria o prospecto de la
empresa y tomar una mejor decisión. Tanto estos como las empresas logran reducir
sus costos de oportunidad.

5. TIPOS DE UNDERWRITING

Hay varias formas en las cuales una entidad financiera puede colocar en el mercado
las emisiones de títulos:

A. COLOCACIÓN EN FIRME: En este tipo de convenio, la entidad financiera realiza


el pago de la emisión total en forma inmediata a la empresa o institución que
contrató el servicio, y luego, ésta se encarga de colocar los títulos en el mercado por
su cuenta y riesgo, es decir, financia directamente al emisor. En este caso el
underwriter asume el máximo riesgo y constituye la forma que más favorece a la

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empresa emisora, en virtud de que se hace cargo de la totalidad de la emisión, se la
paga a la compañía y luego se encarga de colocarla en el mercado.
B. COLOCACIÓN GARANTIZADA : En esta clase, el underwriter garantiza que la
colocación se hará en un plazo determinado y de no ser así, el mismo suscribe las
acciones o títulos no vendidos. Este caso se presenta cuando la empresa emisora,
habiendo definido el monto del aumento del capital y la emisión de las acciones o
títulos requeridos, quiere asegurarse la suscripción total de la emisión, para lo cual
establece un contrato con la entidad financiera, donde se estipula la obligación del
underwriter de comprar los títulos o acciones remanentes, una vez terminado el plazo
del convenio.
C. COLOCACIÓN AL MEJOR ESFUERZO: Bajo este esquema, el underwriter, se
compromete únicamente a vender los títulos valores o acciones que pueda colocar en
el mercado, y si quedare algún remanente después de la fecha límite fijada, éste no
se compromete a comprarlo. Este tipo se utiliza en mercados financieros más
desarrollados e implica mínimo riesgo para el intermediario y poco costo para el
emisor.
D. COLOCACIÓN DE TODO O NADA: En esta modalidad, primero, el underwriter
busca promesas de suscripción de posibles clientes para colocar la emisión durante
un plazo determinado. Si consigue la colocación del total, ésta se lanza al mercado;
en caso contrario, la compañía emisora no realiza la emisión.
Es importante destacar que en todas estas modalidades, el encargado de colocar los
títulos buscará fijar el menor precio a los títulos o acciones, a fin de disminuir el
riesgo y facilitar la colocación en el mercado. De igual modo, se forman consorcios de
underwriters para que el riesgo por asumir sea menor, es decir, que cada uno de ellos
diversifique la cartera de los títulos o acciones que van a colocar, reduciendo por
consiguiente, la probabilidad de pérdida del total de su cartera a colocar.

6. EL UNDERWRITING Y EL MERCADO DE CAPITALES


El mecanismo de underwriting permite incentivar la evolución del mercado
financiero, específicamente en su componente del mercado de valores. Este
desarrollo generará beneficios tales como la provisión de los medios de pago
generalmente aceptados, que reducen los costos de transacción, facilita el comercio
y genera una mayor especialización en la producción.
Es primordial para una economía en desarrollo contar con un mercado financiero bien
desarrollado y competitivo, que le permita asignar los fondos disponibles en la
economía a proyectos que sean rentables, es decir, aumentar la eficiencia en el uso
de los recursos.
La existencia de estos mercados se da debido a que las empresas por su misma
naturaleza, necesitan fondos para operar. Requieren de un aporte inicial para
comenzar operaciones, así como de fondos de corto y largo plazo para poder llevar a
cabo sus actividades, es por ello que éstas deben recurrir a los Mercados de Dinero y
de Capitales para tener acceso a los fondos necesarios.
En los países desarrollados, los mercados de capitales, el mercado de valores y las
bolsas de valores, han demostrado su utilidad y eficacia como instrumentos idóneos
para la movilización de recursos internos del país y su canalización hacia los sectores
productivos. De este modo, las empresas logran solventar sus necesidades de fondos,
principalmente con la colocación de acciones.

7. FORMALIDADES

Se trata de un contrato privado que no requiere de escritura pública, pero que debe
ser escrito, por cuanto resulta indispensable, que consten los acuerdos y las
estipulaciones por los que se regirá la relación jurídica entre las partes.

8. NATURALEZA JURÍDICA

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a. Es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las
partes.
b. Es oneroso, pues ambas partes se benefician económicamente de los resultados
de la compra y venta de los valores emitidos.
c. Es de prestaciones recíprocas, pues cada parte tiene obligaciones propias e
independientes que cumplir.
d. Es un contrato atípico, pues no se encuentra regulado en nuestra legislación.
e. Es un contrato nominado, pues tiene nombre y características conocidas
universalmente.

9. BENEFICIOS

Los beneficios que ofrece este contrato son:


a. La empresa emisora de valores puede obtener el capital sin esperar la colocación
de las acciones o bonos emitidos.
b. Para el Banco, obtener el diferencial resultante entre el precio adquirido que
siempre es bajo la par y el valor nominal de venta.
Es decir que el Banco paga a la empresa emisora un precio que resulta ser menor o
bajo el valor nominal de las acciones y el precio que vende resulta ser siempre el
valor nominal más los gastos e intereses de financiación.

UNIDAD X

1.- Seguros: concepto. Origen y evolución. Fundamentos económicos y bases técnicas del
seguro. Ley de entidades de seguro y su control (Ley 20.091). Control estatal:
Superintendencia de seguros. Organización y atribuciones. Procedimientos y recursos.

2.- Ley de seguros (Ley 17418). El contrato de seguro: concepto.

2.1.- Sujetos: asegurador, tomador, beneficiario. Capacidad para contratar.

2.2.- Elementos del contrato: El riesgo: concepto. Riesgos asegurables. Riesgos ficticios.
Riesgo asegurado, delimitación. El estado del riesgo y su modificación. Información del
estado de
riesgo. Reticencia o falsa declaración. Prueba; El interés: concepto. El interés en las
distintas ramas del seguro, momento en que debe existir. Transmisibilidad del interés.
Concurrencia de intereses. Prima: concepto. Prima pura y prima bruta.

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3.- Celebración del contrato: propuesta, consentimiento. Seguro por cuenta ajena.

3.1.- Intervención de auxiliares. Agentes: categorías y facultades.

3.2.- Comienzo de la vigencia del contrato. Forma y prueba. Plazo indeterminado.


Prórroga.

3.3.- La prestación del asegurador: modalidad, daño. Suma asegurada y valor del interés
asegurable. Seguro pleno, sobreseguro, infraseguro, regla proporcional. Franquicia.
Determinación de la indemnización. Procedimiento. Pericia. Mora del asegurador.

3.4.- Cargas del asegurado: concepto; sanciones por incumplimiento. Cargas de


información y de conducta. Cargas durante la vigencia del contrato: antes del siniestro y
posteriormente. Aviso: objeto y consecuencias del incumplimiento. Obligación del
asegurado: pago de la prima; exigibilidad; pago por tercero. Lugar de pago. Mora.
Reajuste de la prima. Disminución y agravación del riesgo. Desaparición y cambio de
interés.

3.5.- Extinción, rescisión. Resolución unilateral con o sin causa. Prescripción.

Actividades comprendidas

ARTICULO 1º. El ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en


cualquier lugar del territorio de la Nación, está sometido al régimen de la
presente ley y al control de la autoridad creada por ella.

Alcance de la expresión seguro

Cuando en esta ley se hace referencia al seguro, se entiende comprendida


cualquier forma o modalidad de la actividad aseguradora. Está incluido
también el reaseguro, en tanto no resulte afectado el régimen legal de
reaseguro en vigencia.

Sección II

Entidades autorizables.

Entes que pueden operar.

ARTICULO 2º.- Sólo pueden realizar operaciones de seguros:

a) Las sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos;

b) Las sucursales o agencias de sociedades extranjeras de los tipos indicados


en el inciso anterior;

c) Los organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o


municipales.

Autorización previa.

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La existencia o la creación de las sociedades, sucursales o agencias,
organismos o entes indicados en este artículo, no los habilita para operar en
seguros hasta ser autorizados por la autoridad de control.

Inclusiones dentro del régimen de la Ley.

ARTICULO 3º.- La autoridad de control incluirá en el régimen de esta ley a


quienes realicen operaciones asimilables al seguro, cuando su naturaleza o
alcance lo justifique.

Plazo para ajustarse a la Ley.

Liquidación.

Sanción.

Cuando proceda la inclusión, la autoridad de control fijará un plazo no mayor


de noventa (90) días, para ajustarse al régimen de esta ley; entretanto no
podrán realizarse nuevas operaciones. En caso de incumplimiento la
autoridad de control dispondrá la liquidación del infractor de acuerdo con el
artículo 51, sin perjuicio de la pena que podrá aplicar conforme al régimen
previsto en el artículo 61.

Organismos y entes oficiales de seguros privados.

ARTICULO 4º.- Los organismos y entes oficiales se hallan sujetos a las


disposiciones de esta ley cuando operen en seguro o reaseguro,
observándose en el caso de este último lo prescripto por el régimen legal
vigente. Se deben organizar con autarquía funcional y financiera. Si no tienen
por objeto exclusivo celebrar esas operaciones, establecerán una
administración separada con patrimonio propio de gestión independiente.

Requisitos para la autorización.

ARTICULO 7º.- Las entidades a que se refiere el artículo 2º serán


autorizadas a operar en seguros cuando se reúnan las siguientes condiciones:

Constitución legal.

a) Se hayan constituido de acuerdo con las leyes generales y las


disposiciones específicas de esta ley;

Objeto exclusivo.

b) Tengan por objeto exclusivo efectuar operaciones de seguro, pudiendo en


la realización de ese objeto disponer y administrar conforme con esta ley, los
bienes en que tengan invertidos su capital y las reservas.

Podrán otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros cuando


configuren económica y técnicamente operaciones de seguro aprobadas.

Los organismos y entes oficiales se ajustarán a lo dispuesto por el artículo 4º;

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Capital mínimo.

c) Demuestren la integración total del capital mínimo a que se refiere el


artículo 30;

Sociedades extranjeras.

d) Acompañen los balances de los últimos cinco (5) ejercicios de la casa


matriz, cuando se trate de sociedades extranjeras;

Duración.

e) Tengan la duración mínima requerida según la naturaleza de la rama o


ramas de seguros a explotarse;

Planes.

f) Se ajusten sus planes de seguro a lo establecido en los artículos 24 y


siguientes;

Convivencia del mercado. Recursos.

g) Haga conveniente su actuación el mercado de seguros. La resolución


denegatoria de la autorización por las causales señaladas en los incisos a) a
f), da lugar a recurso judicial conforme al artículo 83.

La denegación fundada en el estado del mercado de seguros autoriza a


interponer recurso ante el Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 85, cuya decisión es irrecurrible.

Domicilio.

El domicilio de las entidades autorizadas será el fijado en el acto de su


autorización para operar, y subsistirá como constituido, a todos sus efectos,
hasta que se establezca otro.

Conformidad previa de la autoridad de control.

Contrato de seguro
Concepto: Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o
cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida, si ocurre el evento
previsto (art. 1, ley 17418).
El concepto del contrato contenido en el artículo primero de la ley que regula el seguro en
la Argentina contempla, en general, las principales características del instituto. El seguro
es una convención o acuerdo de voluntades, mediante el cual se procura la preservación
de un patrimonio de las contingencias imprevistas.
El seguro es un contrato de resguardo patrimonial, que tiene como finalidad específica
resguardar un bien de las consecuencias de un hecho futuro e incierto, pero de manera
alguna debe ser entendido como una forma de obtener una utilidad injustificada por un
hecho. Por ello es que la ley y la doctrina penan el sobreseguro, puesto que de tal manera
se obtendría un rédito desmedido y sin causa ni fundamento alguno.
Caracteres:

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Consensual: Ello por cuanto el contrato queda perfeccionado con el mero
consentimiento de las partes y a partir de tal fecha surgen obligaciones recíprocas que
hemos de analizar en este módulo.
Bilateral: Puesto que del contrato surgen obligaciones recíprocas, como sería el pago del
siniestro por parte de la aseguradora y de la prima por parte del asegurado. Estas son las
obligaciones principales, sin perjuicio de otras que hemos de considerar luego.
Oneroso: La contraprestación a cargo de ambas partes es siempre onerosa, no
previéndose la existencia de un contrato de seguro sin contraprestación.

Aleatorio: Si bien el alea, o sea lo incierto del acontecimiento al cual se encuentra sujeto
el pago indemnizatorio, es una característica propia del contrato, parte de la doctrina
sostiene que el contrato es conmutativo. Ello es así por entender que las aseguradoras se
manejan en base a datos estadísticos que les permiten tener la debida previsión por los
riesgos asumidos conociendo, en su mayor parte, el índice de siniestralidad que presenta
cada rama de la actividad, motivo por el cual desaparece la incertidumbre que parece
regir el contrato.
Buena fe: Hemos de ver seguidamente que éste es un principio dominante del contrato,
a tal punto que la declaración reticente de parte del asegurado perjudica su postura, aun
hecha de buena fe. Este es un elemento primordial del convenio, motivo por el cual la
información exacta que ambas partes se deben rige el instituto y regula el derecho de
los contratantes.

Partes
Asegurado o tomador: La ley, en distintas partes de su articulado, denomina de
manera indistinta a esta parte como asegurado o tomador del contrato de seguro. Es la
persona que contrata la cobertura del riesgo o, como dice Halperín, es la persona titular
del interés asegurado. No debe ser confundido con el beneficiario, que puede o no
coincidir con el tomador puesto que, por ejemplo, en el seguro de vida, puede una
persona contratar un seguro, designando a un tercero como el beneficiario del mismo
dado que, acaecido el siniestro, se produce la desaparición física del asegurado.
Asegurador: De acuerdo a nuestra ley y a las normas vigentes de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, se exige que el asegurador sea una empresa o una organización
puesta al servicio de la actividad del seguro. La Superintendencia aprueba las pólizas;
determina primas mínimas y reservas; analiza balances y contabilidad; aplica sanciones
de suspensión o retiro, o sea que ejerce una actividad de fiscalización sobre la actuación
de las aseguradoras, garantizando que las mismas mantengan una solvencia mínima con
relación a las contrataciones que realizan.
SUJETOS
Dentro de esta relación contractual encontramos a los siguientes sujetos:
El asegurador: es la persona jurídica autorizada por la ley a prestar servicios como tal y
es además quien asume el riesgo en virtud de ello se obliga a indemnizar al tomador o al
beneficiario.
El tomador: es la persona natural o jurídica que busca trasladar un determinado riesgo a
un tercero, a efecto de que le sean resarcidos a él o a un tercero los daños o perdidas que
puedan derivar de un hecho.
El beneficiario: es la persona que sin ser asegurado, recibe el importe de la suma
asegurada, no está obligado a satisfacer las primas a la compañía.
Halperin señala que “el tercero en cuyo favor se contrata se califica de beneficiario, no es
parte en el contrato, aun cuando se lo designe en la póliza, al momento mismo de
contratar; solo son parte el tomador y el asegurador”

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La ley 20091 determina que las aseguradoras deben cumplir con requisitos mínimos con
el fin de obtener la autorización para emitir pólizas de parte de la Superintendencia; son
los fijados en el art. 7, a saber:

1. Tener por objeto exclusivo efectuar operaciones de seguro: La actividad social


que desarrolle la aseguradora debe ser exclusivamente orientada al seguro, no pudiendo
tener otro objeto social compartido.
2. Estar constituida de acuerdo a la ley: Como a todo ente social se le requiere que,
al momento de su conformación jurídica, cumplimente con las disposiciones legales en
vigor. Aparece el requisito como superfluo, pues la ley no puede ni debe exigir que se la
cumpla para autorizar el funcionamiento de una sociedad.
3. Capital mínimo: Dicho capital estará determinado de acuerdo a la categoría que se le
asigne al ente asegurador, o sea, al monto de riesgo que se le permita asumir en los
contratos que celebre.
4. Balance de los cinco últimos ejercicios: Deberá demostrar el estado de solvencia
patrimonial, mediante el agregado de los balances de los últimos ejercicios, a fin de
permitir evaluar al ente fiscalizador el estado de las cuentas sociales, el nivel de
endeudamiento, el patrimonio neto, la conformación del activo y pasivo, etc. En este
punto es donde se deben extremar los recaudos por parte de la Superintendencia, pues
en numerosos casos se han acompañado balances que no reflejan la real situación
económica de las empresas.
5. Plazo de duración del contrato superior a la rama de seguro a explotar: La
aseguradora debe tener previsto un plazo de vigencia societaria superior al tiempo de
vigencias de las pólizas que contrate. Por ejemplo, no será el mismo plazo de vida
societario que se le exija a una aseguradora dedicada al rubro seguro de vida que al
rubro seguro de daños.
6. Ajustarse a planes fijados por la Superintendencia: Ello implica que la
fiscalizadora examina las propuestas de póliza de seguro que realicen las aseguradoras,
la forma de cálculo de las reservas técnicas previstas para afrontar el pago de los
siniestros, etc.
7. Ser conveniente la actuación de la aseguradora para el mercado de seguros:
Esto implica que la Superintendencia debe formular un juicio de oportunidad sobre la
conveniencia de autorizar a una nueva entidad a introducirse en el mercado del seguro, y
que ello no implique distorsionar el mismo, perturbar la actuación de las demás, etc.

Los elementos del contrato de seguro son:


· El interés asegurable: se entiende la relación licita de valor económico sobre un
bien cuando esta relación se halla amenazada por un riesgo, es un interés asegurable,
para Montoya es “la relación por cuya virtud alguien sufre un daño patrimonial por efecto
del evento previsto, que no recae en lo que es objeto del seguro, sino de el interés que en
el tenga el asegurado…”.
El principio del interés asegurable, se entenderá fácilmente si se tiene en
cuenta lo que se está asegurando, esto quiere decir, el objeto del contrato no es la cosa
amenazada por un peligro incierto, sino el interés del asegurado en que el daño no se
produzca, este no es solo un simple requisito que imponen los aseguradores, sino una
necesidad de velar por la naturaleza
· El riesgo asegurable
· La prima
· La obligación del asegurador de indemnizar

EL INTERES ASEGURABLE

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Es la relación lícita de valor económico sobre un bien, para Montoya, es “la
relación por cuya virtud alguien sufre un daño patrimonial por efecto del evento previsto,
que no recae en lo que es objeto del seguro, sino en el interés que en él tenga el
asegurado…”, este es un requisito que debe concurrir en quien desee la cobertura de
algún riesgo, reflejado en su deseo verdadero de que el siniestro no se produzca, ya que
a consecuencia de él se originaría un perjuicio para su patrono.
El principio del interés asegurable, se entenderá fácilmente si se tiene en cuenta
lo que se está asegurando, lo que quiere decir que el objeto del contrato no es la cosa
amenazada por un peligro incierto, sino el interés del asegurado en que el daño no se
produzca.
EL RIESGO ASEGURABLE
Es un evento posible, incierto y futuro, capaz de ocasionar un daño del cual surja
una necesidad patrimonial, el acontecimiento debe ser posible, porque de otro modo no
existiría inseguridad, lo imposible no origina riesgo, el carácter eventual del riesgo
implica la exclusión de la certeza así como de la imposibilidad, abarcando el caso
fortuito, sin descartar la voluntad de las partes, siempre y cuando el suceso no se
encuentre sometido inevitable y exclusivamente a ella.
El riesgo presente las siguientes características:
Es incierto y aleatorio, posible, concreto, licito, fortuito, de contenido económico
En el contrato de seguro el asegurador no puede asumir el riesgo de una manera
abstracta, sino que este debe ser debidamente individualizado, ya que no todos los
riesgos son asegurables, es por ello que se deben limitar e individualizar, dentro de una
relación contractual.
LA PRIMA
Es otro de los elementos indispensables del contrato de seguro, constituye la
suma que debe pagar el asegurado a efecto de que el asegurador asuma la obligación de
resarcir las pérdidas y daños que ocasione el siniestro, en caso de que se produzca.
Para Montoya, es “la prestación que debe satisfacer el asegurado o el
contratante, o el tomador del seguro, a cambio de la cual el asegurador asume la
obligación de satisfacer las consecuencias dañosas del riesgo…”
Entonces tenemos que la prima es el precio del seguro que paga el asegurado al
asegurador como contraprestación del riesgo que asume este y del compromiso que es
su consecuencia. Existen distintos tipos de prima entre los que se encuentran:
Prima natural: en los seguros de vida, es la que depende del computo matemático del
riesgo, por esta razón a mayor riesgo mayor será la prima natural y viceversa.
Prima pura: es la prima de riesgo de los otros ramos de seguros.
Prima comercial: es aquella que paga efectivamente el asegurado y se compone de dos
partes la natural o pura por un lado y los gastos de explotación y la ganancia del
asegurador por el otro. De esos gastos los más importantes son:
ü Comisión a favor de los productores que colocan los seguros
ü Comisión de cobranza que se paga a los colaboradores por la percepción de las primas
ü Gastos de administración y propaganda

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ü Recargo por fraccionamiento de la prima, esta puede fraccionarse mediante cuotas
periódicas y ello da origen a un recargo.
ü Margen de seguridad, es un recargo para proveer cualquier aumento de gastos y en
particular la posibilidad de un riesgo mayor.
Prima nivelada: la aplicación simple de la prima natural para el cálculo de la prima
comercial haría prohibitivo el seguro de vida, a partir de una determinada edad, en este
caso la prima comercial aumentaría de continuo y llegaría un momento en que el
asegurado desistiría del contrato dado el alto precio, por ello ha sido necesario nivelar las
primas, a fin de que sean las mismas.
Prima única: es lo que debe abonar el asegurado cuando ello se hace en una sola
oportunidad.
Primas periódicas: la prima única se abona con pagos parciales, con lo cual se ofrece al
asegurado una posibilidad que puede decidir la concentración de estas operaciones.

Formación del contrato: Al contrario de lo que generalmente se entiende, el contrato


de seguro se forma mediante la oferta que realiza el asegurado, al que se contiene en lo
que se denomina propuesta de seguro. En la práctica, es la compañía aseguradora la que
busca a los asegurados para formalizar el contrato, pero jurídicamente la vinculación es
inversa, toda vez que el tomador es quien realiza la oferta que luego puede ser aceptada
por la aseguradora mediante la emisión de la póliza.
Oferta - Art. 4: La propuesta de seguro no obliga a las partes, hasta su aceptación por
el asegurador y la emisión de la póliza. La norma citada regula que el asegurador dispone
de 15 días luego de receptada la prórroga del contrato para aceptarla, so pena de que su
silencio implique aceptación.
Aceptación - Arts. 53 y 54: La ley exige una manifestación expresa de parte del
asegurador sobre la aceptación de la propuesta, no teniendo el silencio valor alguno.
Adviértase claramente la diferencia, en la prórroga de contrato, el asegurador se
encuentra obligado a expedirse dentro de los 15 días de recibida la propuesta
so pena de quedar aceptada, mientras que en el contrato original el silencio del
asegurador no lo hace incurrir en obligación alguna

Reticencias: Es uno de los principales institutos del contrato de seguro y demuestra el


ánimo con el cual debe este concretarse. El tomador se encuentra obligado a transmitirle
al asegurador la totalidad de las condiciones, informaciones y datos que tengan atinencia
directa con la apreciación del riesgo.
La reticencia perjudica el derecho del asegurado, aun cuando el mismo obre de buena
fe, siempre que las circunstancias cuya información ha omitido sean de entidad tal que
no hubieran permitido la contratación del seguro o que se hubieren planteado
condiciones diversas. El concepto está en el artículo quinto de la ley 17418.
Prueba - Art. 5: En general, en derecho, quien alega un hecho se encuentra obligado a
su prueba y de ello no escapa la reticencia. Si el asegurador intenta librarse de la
obligación del pago del siniestro, debe necesariamente acreditar de manera fehaciente
que el asegurado ha sido reticente al momento de informar sobre el riesgo, no teniendo
que acreditar dolo ni mala fe.
La reticencia debe ser denunciada por el asegurador dentro del plazo de tres meses de
haber sido conocida, so pena de caducar su derecho y no poder liberarse de las
obligaciones. Es un término de caducidad fijado por el art. 5 de la ley. En el caso de
seguro de personas, el término para denunciar la reticencia se eleva a tres años,
conforme el art. 130 de la ley.

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Póliza - Art. 11: Es el documento que acredita el contrato de seguro. Es emitida por el
asegurador y prueba el contrato, sus alcances, el riesgo asumido y, en general, todas las
condiciones de la contratación. El texto de las pólizas se encuentra pre-aprobado por la
Superintendencia, por lo que reviste el carácter de un contrato de adhesión para el
asegurado.
Contenido
Fecha: Si bien la ley no la exige, es importante para determinar la fecha de existencia
del riesgo.
Residencia: Es el domicilio de las partes, donde deben realizarse las notificaciones
relacionadas con el contrato de seguro.
Profesión: Es importante en determinados seguros, como el de personas.
Nombre del tomador: Individualiza a la parte del contrato y permite conocer su
capacidad para celebrarlo.
Interés: Conforme lo tenemos dicho, es uno de los elementos primordiales del contrato y
debe encontrarse perfectamente definido en la póliza.
Valor del interés: Es el monto del capital asegurado.
Riesgo asumido: Debe delimitarse claramente el acontecimiento futuro e incierto al
cual se supedita el pago del siniestro.
Fecha comienzo obligaciones: Puede que no coincida la fecha de celebración del
contrato con la fecha de inicio de la cobertura del seguro.
Prima: Es condición esencial que se indique el monto exacto de la prima a cargo del
asegurado, como así también la forma de pago de la misma.
Beneficiarios: Conforme lo tenemos dicho, en muchos contratos no coincide el nombre
del tomador con el del beneficiario; en los seguros de vida nunca ocurre.

Obligaciones del asegurado:


Halperín, en sus Lecciones de Seguro, diferencia las obligaciones que asume el
asegurado de las cargas que la ley le impone. Define las obligaciones como un mandato
jurídico cuyo incumplimiento es violación de la ley, puesto en interés ajeno al
asegurado, con sanción jurídica que permite la ejecución forzada.
A su vez, la carga es una regla de convivencia que depende de la voluntad del
asegurado, puesto en su propio beneficio, con sanción económica y que no
puede ser objeto de ejecución forzada.
Obligaciones:
Pagar la prima: Si bien el autor citado la analiza como la primera obligación a cargo del
asegurado, también estimamos que es una carga puesto que perjudica directamente su
derecho. Debe pagar la prima quien se haya obligado a hacerlo en la póliza y que no
siempre es el beneficiario. El pago debe hacerse al asegurador o persona expresamente
autorizada por éste; la autorización puede surgir de las circunstancias de hecho, tal como
la posesión de recibos oficiales.
Mantener el estado del riesgo - Arts. 38/40: Dado que el seguro es contratado en
base a un determinado estado de riesgo al que se encuentra sometido el bien protegido,
el asegurado asume la obligación de no agravar dicho estado. Por ejemplo, no podría el
asegurado tomar parte en una competencia automovilística con un automotor que ha
sido asegurado para el uso cotidiano, sin previamente informar a la aseguradora.
Si la agravación nace como consecuencia de un hecho atribuible al asegurado, la
cobertura queda suspendida y el asegurador cuenta con un plazo de 7 días para notificar
la rescisión del contrato.
La falta de denuncia de la agravación perjudica el derecho del asegurado sobre el cobro
del siniestro, salvo que hubiere actuado sin dolo o que no conociera la agravación del
riesgo.

Informar el siniestro (tres días): Se trata de una carga importantísima del asegurado,
toda vez que de acuerdo al art. 476 se pierde el derecho al cobro de la indemnización si
no se cumple con la misma. Sólo puede alegarse y probarse que no se ha informado del
siniestro por desconocimiento del hecho.

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Informar los daños sufridos - Art. 46: Es una consecuencia del anterior, donde el
asegurado no sólo se obliga a informar del hecho sino que debe entregar al asegurador la
totalidad de las informaciones atinentes al mismo, con perfecta explicación de los daños
producidos, el volumen de ellos, etc.
Prevenir el siniestro - Art. 72: El seguro es un contrato que tiende a preservar a una
persona de un daño, pero que obliga al asegurado a adoptar la totalidad de los recaudos
para que ese daño no se produzca. La violación de esta carga, con culpa grave o dolo del
asegurado, perjudica su derecho al cobro de la indemnización. La obligación no sólo se
limita a prevenir el siniestro, sino a evitar las ocasiones que permitan su producción.

Obligaciones del asegurador


Obligación de indemnizar: Es la principal obligación a su cargo. Debe afrontar las
consecuencias del siniestro, de acuerdo a los términos de la póliza o dentro de los quince
días de aceptada la indemnización propuesta por el asegurado (art. 49). Éste puede
munirse de la totalidad de la información necesaria sobre la forma de ocurrencia del
siniestro para luego afrontar el pago de la indemnización.
Pronunciamiento sobre el derecho - Art. 56: Se trata de una obligación importante a
cargo del asegurador, cual es la de manifestarse sobre el derecho del asegurado al pago
de la indemnización, so pena de que el silencio pueda ser entendido como aceptación del
reclamo.
Determinación de la indemnización - Liquidador - Art. 57: Cuando no exista una
base cierta para la determinación de la indemnización, debe sujetarse el monto a pagar a
juicio de peritos calificados para determinar el mismo. El perito debe actuar en base al
real estado de las cosas, determinando con precisión el monto del perjuicio, pudiendo su
tarea ser controlada por peritos de parte. Art. 78

UNIDAD XI

UNIDAD XI: Contratos de seguros en particular

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1.- Distintas clases de seguros: sus diferencias.

2.- Seguro de daños patrimoniales. Seguro de incendio: características. Seguro de robo.


Riesgos excluidos. Prueba del siniestro. Seguro de la agricultura: nociones; riesgos
cubiertos, indemnización,
duración. Seguro de transporte; concepto. Clasificación, delimitación, comienzo y fin de la
cobertura, abandono, indemnización. Seguro de responsabilidad civil: concepto; riesgos
cubiertos y excluidos. Pluralidad de damnificados. Privilegios del damnificado. Acción
directa y citación
en garantía. Defensas oponibles por el asegurador.

3.- Seguros de personas. Seguros sobre la vida: concepto, caracteres, modalidades, dolo
o culpa grave.

4.- Reaseguro: concepto, naturaleza jurídica. Modalidades. Retrocesión. Obligaciones del


asegurado y del reasegurado. Reaseguro y subrogación del asegurador.
Seguro de incendio

Daño indemnizable

Art. 85. El asegurador indemnizar el daño causado a los bienes por la acción
directa o indirecta del fuego, por las medidas para extinguirlo, las de
demolición, de evacuación, u otras análogas.

La indemnización también debe cubrir los bienes asegurados que se


extravíen durante el incendio.

Terremoto, explosión o rayo

Art. 86. El asegurador no responde por el daño si el incendio o la explosión es


causado por terremoto.

Los daños causados por explosión o rayo quedan equiparados a los de


incendio.

Montos de resarcimiento

Art. 87. El monto del resarcimiento debido por el asegurador se determina:

a) Para los edificios, por su valor a la época del siniestro, salvo cuando se
convenga la reconstrucción;

b) Para las mercaderías producidas por el mismo asegurado, según el costo


de fabricación; para otras mercaderías, por el precio de adquisición. En
ambos casos tales valores no pueden ser superiores al precio de venta al
tiempo del siniestro;

c) Para los animales por el valor que tenían al tiempo del siniestro; para
materias primas, frutos cosechados, y otros productos naturales, según los
precios medios en el día del siniestro

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d) Para el moblaje y menaje del hogar y otros objetos de uso, herramientas y
máquinas, por su valor al tiempo del siniestro. Sin embargo, podrá
convenirse que se indemnizará según su valor de reposición.

Lucro esperado

Art. 88. Cuando en el seguro de incendio se incluye el resarcimiento del lucro


cesante no se puede convenir su valor.

Cuando respecto del mismo bien se asegura el daño emergente con un


asegurador, y con otro asegurador por el lucro cesante u otro interés especial
expuesto al mismo riesgo, el asegurado debe notificarles sin demora los
diversos contratos.

Garantía de reconstrucción

Art. 89. Cuando se conviene la reconstrucción o reposición del bien dañado, el


asegurador tiene derecho a exigir que la indemnización se destine realmente
a ese objeto y a requerir garantías suficientes. En estas condiciones el
acreedor hipotecario o prendarlo no puede oponerse al pago, salvo mora del
deudor en el pago de su crédito.

Seguros de la agricultura

Principio general

Art. 90. En los seguros de daños a la explotación agrícola, la indemnización se


puede limitar a los que sufra el asegurado en una determinada etapa o
momento de la explotación tales como la siembra, cosecha u otros análogos,
con respecto a todos o algunos de los productos, y referirse a cualquier riesgo
que los pueda dañar.

Granizo

Principio general

Art. 91. El asegurador responde por los daños causados exclusivamente por el
granizo a los frutos y productos asegurados, aun cuando concurra con otros
fenómenos meteorológicos.

Cálculo de la indemnización

Art. 92. Para valuar el daño se calculará el valor que habrían tenido los frutos
y productos al tiempo de la cosecha Si no hubiera habido siniestro, así como
el uso a que pueden aplicarse y el valor que tienen después del daño. El
asegurador pagará la diferencia como indemnización.

Denuncia del siniestro

Art. 93. La denuncia del siniestro se remitirá al asegurador en el término de


tres días, si las partes no acuerdan un plazo mayor.

Postergación de la liquidación

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Art. 94. Cualquiera de las partes puede solicitar la postergación de la
liquidación del daño hasta la época de la cosecha, salvo pacto en contrario.

Cambios en los productos afectados

Art. 95. El asegurado puede realizar antes de la determinación del daño y sin
consentimiento del asegurador, sólo aquellos cambios sobre los frutos y
productos afectados que no puedan postergarse según normas de adecuada
explotación.

Cambio en el titular del interés

Art. 96. En caso de enajenación del inmueble en el que se encuentran los


frutos y productos dañados, el asegurador puede rescindir el contrato sólo
después de vencido el periodo en curso, durante el cual tomó conocimiento
de la enajenación.

La disposición se aplica también en los supuestos de locación y de negocios


jurídicos por los que un tercero adquiere el derecho a retirar los frutos y
productos asegurados.

Helada

Helada. Régimen

Art. 97. Los artículos 90 a 96 se aplican al seguro de daños causados por


helada.

Seguro de animales

Principio General

Art. 98 Puede asegurarse cualquier riesgo que afecte la vida o salud de


cualquier especie de animales.

Seguro de mortalidad

Indemnización

Art. 99. En el seguro de mortalidad de animales, el asegurador indemnizar el


daño causado por la muerte del animal o animales asegurados, o por su
incapacidad total y permanente si así se conviene.

Daños no comprendidos

Art. 100. El seguro no comprende los daños, salvo pacto en contrario:

a. Derivados de epizootía o enfermedades por las que corresponda al


asegurado un derecho a indemnización con recursos publicas, aun cuando el
derecho se hubiera perdido a consecuencia de una violación de normas sobre
policía sanitaria;

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b. Causados por incendio, rayo, explosión, inundación o terremoto;

c. Ocurridos durante o en ocasión del transporte, carga o descarga.

Subrogación

Art. 101. En la aplicación del artículo 80 el asegurador se subrogará en los


derechos dei asegurado por los vicios redhibitorios que resulten resarcidos.

Derecho de inspección

Art. 102. El asegurador tiene derecho a inspeccionar y examinar los animales


asegurados en cualquier tiempo y a su costa.

Denuncia del siniestro

Art. 103. El asegurado denunciará al asegurador dentro de las 24 horas, la


muerte del animal y cualquier enfermedad o accidente que sufra, aunque no
sea riesgo cubierto.

Asistencia Veterinaria

Art. 104. Cuando el animal asegurado enferme o sufra un accidente, el


asegurado dará inmediata intervención a un veterinario, o donde éste no
exista, a un práctico.

Maltratos o descuidos graves del animal

Art. 105. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si maltrató o


descuidó gravemente al animal, dolosamente o por culpa grave
especialmente si en caso de enfermedad o accidente no recurrió a la
asistencia veterinaria (articulo 104) excepto que su conducta no haya influido
en la producción del siniestro ni sobre la medida de la prestación del
asegurador.

Sacrificio del animal

Art. 106. El asegurado no puede sacrificar al animal sin consentimiento del


asegurador, excepto que:

a. Sea dispuesto por la autoridad;

b. Según, las circunstancias sea tan urgente que no pueda notificar al


asegurador. Esta urgencia se establecerá por dictamen de un veterinario, o
en su defecto, de dos prácticos.

Si el asegurado no ha permitido el sacrificio ordenado por el asegurador,


pierde el derecho a la indemnización del mayor daño causado por esa
negativa.

Indemnización. Cálculo

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Art. 107. La indemnización se determina por el valor del animal fijado en la
póliza.

Muerte o incapacidad posterior al vencimiento

Art. 108. El asegurador responde por la muerte o incapacidad del animal


ocurrida hasta un mes después de extinguida la relación contractual, cuando
haya sido causada por enfermedad o lesión producida durante la vigencia del
seguro. El asegurado debe pagar la prima proporcional de tarifa.

Rescisión en caso de enfermedad contagiosa

El asegurador no tiene derecho a rescindir el contrato cuando alguno de los


animales asegurados ha sido afectado por una enfermedad contagiosa
cubierta.

Seguro de responsabilidad civil

Alcances

Art. 109. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por


cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el
contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido.

Costas: Causa civil

Art. 110. La garantía del asegurador comprende:

a) El pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la


pretensión del tercero. Cuando el asegurador deposite en pago la suma
asegurada y el importe de los gastos y costas devengados hasta ese
momento, dejando al asegurado la dirección exclusiva de la causa, se
liberará de los gastos y costas que se devenguen posteriormente;

Costas: Causa penal

b) El pago de las costas de la defensa en el proceso penal cuando el


asegurador asuma esa defensa.

Art. 111. El pago de los gastos y costas se debe en la medida que fueron
necesarios.

Regla proporcional

Si el asegurado debe soportar una parte del daño, el asegurador


reembolsará los gastos y costas en la misma proporción.

Instrucciones u órdenes del asegurador

Si se devengaron en causa civil mantenida por decisión manifiestamente


injustificada del asegurador, este debe pagarlos íntegramente.

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Rechazo

Las disposiciones de los artículos 110 y del presente se aplican aun cuando la
pretensión del tercero sea rechazada.

Penas

Art. 112. La indemnización debida por el asegurador no incluye las penas


aplicadas por autoridad judicial o administrativa.

Responsabilidad personal directivo

Art. 113. El seguro de responsabilidad por el ejercicio de una industria o


comercio, comprende la responsabilidad de las personas con funciones de
dirección.

Dolo o culpa grave

Art. 114. El asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque


dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad.

Denuncia

Art. 115. El asegurado debe denunciar el hecho del que nace su eventual
responsabilidad en el término de tres días de producido, si es conocido por él
o debía conocerlo; o desde la reclamación del tercero, si antes no lo conocía.
Dará noticia inmediata al asegurador cuando el tercero haga valer
judicialmente su derecho.

Cumplimiento de la sentencia

Art. 116. El asegurador cumplirá la condenación judicial en la parte a su cargo


en los términos procesales.

Reconocimiento de responsabilidad

El asegurado no puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción


sin anuencia del asegurador. Cuando esos actos se celebren con intervención
del asegurador, éste entregará los fondos que correspondan según el
contrato en término útil para el cumplimiento diligente de las obligaciones
asumidas.

Reconocimiento judicial de hechos

El asegurador no se libera cuando el asegurado, en la interrogación judicial,


reconozca hechos de los que derive su responsabilidad.

Contralor de actuaciones

Art. 117. El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas 0


judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro y
constituirse en parte civil en la causa criminal.

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U.G.: 145 San Rafael- Mendoza.
Privilegio del damnificado

Art. 118. El crédito del damnificado tiene privilegio sobre la suma asegurada y
sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de
éste, aun en caso de quiebra o de concurso civil.

Citación del asegurador

El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la


causa a prueba. En tal caso debe interponer la demanda ante el juez del lugar
del hecho o del domicilio del asegurador.

Cosa juzgada

La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y


será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o en la
ejecución de la sentencia el asegurador no podrá oponer las defensas
nacidas después del siniestro.

También el asegurado puede citar en garantía al asegurador en el mismo


plazo y con idénticos efectos.

Pluralidad de damnificados

Art. 119. Si existe pluralidad de damnificados, la indemnización debida por el


asegurador se distribuirá a prorrata. Cuando se promuevan dos o más
acciones, se acumularan los diversos procesos para ser resueltos por el juez
que previno.

Seguro colectivo

Art. 120. Cuando se trata de un seguro colectivo de personas y el contratante


toma a su exclusivo cargo el pago de la prima, se puede convenir que el
seguro cubre en primer término su responsabilidad civil respecto de los
integrantes del grupo y que el saldo corresponde al beneficiario designado.

Seguro de transporte

Aplicación subsidiaria del seguro marítimo

Art. 121. El seguro de los riesgos de transporte por tierra se regirá por las
disposiciones de esta ley, y subsidiariamente por las relativas a los seguros
marítimos. El seguro de los riesgos de transporte por ríos y aguas interiores
se regirá por las disposiciones relativas a los seguros marítimos con las
modificaciones establecidas en los artículos siguientes.

Ambito de aplicación

El asegurador puede asumir cualquier riesgo a que estén expuestos los


vehículos de transporte, las mercaderías o la responsabilidad del
transportador.

Cambio de ruta y cumplimiento anormal

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Art. 122. El asegurador no responde de los daños si el viaje se ha efectuado
sin necesidad por rutas o caminos extraordinarios o de una manera que no
sea común.

Seguro por tiempo y viaje

Art. 123. El seguro se puede convenir por tiempo o por viaje. En ambos casos
el asegurador indemnizará el daño producido después del plazo de garantía si
la prolongación del viaje o del transporte obedece a un siniestro cubierto por
el seguro.

Abandono

Art. 124. Cuando se trate de vehículos de transporte terrestre, el abandono


sólo será posible si existe pérdida total efectiva. El abandono se hará en el
plazo de 30 días de ocurrido el siniestro. Para los medios de transporte fluvial
y de aguas interiores se aplican las reglas del seguro marítimo.

Amplitud de la responsabilidad del transportador

Art. 125. Cuando el seguro se refiere a la responsabilidad del transportador


respecto del pasajero, cargador, destinatario o tercero, se entiende
comprendida la responsabilidad por los hechos de sus dependientes u otras
personas por las que sea responsable.

Cálculo de la indemnización. Mercaderías

Art. 126. Cuando se trate de mercaderías salvo pacto en contrario, la


indemnización se calcula sobre su precio en destino, al tiempo en que
regularmente debieron llegar. El lucro esperado sólo se incluir si media
convenio expreso.

Medio de transporte

Cuando se trate de vehículos de transporte terrestre la indemnización se


calcula sobre su valor al tiempo del siniestro. Esta norma no se aplica a los
medios de transporte fluvial o por aguas interiores.

Vicio propio, etcétera

Art. 127. El asegurador no responde por el daño debido a la naturaleza


intrínseca de la mercadería, vicio propio, mal acondicionamiento, merma,
derrame, o embalaje deficiente.

No obstante, el asegurador responde en la medida que el deterioro de la


mercadería obedece a demora u otras consecuencias directas de un siniestro
cubierto.

Culpa o negligencia del cargador o destinatario

Las partes pueden convenir que el asegurador no responde por los daños
causados por simple culpa o negligencia del cargador o destinatario.

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Seguro sobre la vida

Vida asegurable

Art. 128. El seguro se puede celebrar sobre la vida del contratante o de un


tercero.

Menores mayores de dieciocho años

Los menores de edad mayores de 18 años tienen capacidad para contratar un


seguro sobre su propia vida sólo si designan beneficiarios a sus ascendientes,
descendientes cónyuge o hermanos, que se hallen a su cargo.

Consentimiento del tercero. Interdictos y menores de catorce años

Si cubre el caso de muerte, se requerir el consentimiento por escrito del


tercero o de su representante legal si fuera incapaz. Es prohibido el seguro
para el caso de muerte de los interdictos y de los menores de 14 años.

Conocimiento y conducta del tercero

Art. 129. En el seguro de vida de un tercero se tomará en cuenta el


conocimiento y la conducta del contratante y del tercero.

Incontestabilidad

Art. 130. Transcurridos tres años desde la celebración del contrato, el


asegurador no puede invocar la reticencia, excepto cuando fuere dolosa.

Denuncia inexacta de la edad

Art. 131. La denuncia inexacta de la edad sólo autoriza la rescisión por el


asegurador, cuando la verdadera edad exceda los límites establecidos en su
práctica comercial para asumir el riesgo.

Edad mayor

Cuando la edad real sea mayor, el capital asegurado se reducirá conforme


con aquélla y la prima pagada.

Edad menor

Cuando la edad real sea menor que la denunciada el asegurador restituir la


reserva matemática constituida con el excedente de prima pagada y
reajustar las primas futuras.

Agravación del riesgo

Art. 132. Sólo se debe denunciar la agravación del riesgo que obedezca a
motivos específicamente previstos en el contrato.

Cambio de profesión

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Art. 133. Los cambios de profesión o de actividad del asegurado autorizan la
rescisión cuando agravan el riesgo de modo tal que de existir a la
celebración, el asegurador no habría concluido el contrato.

Si de haber existido ese cambio al tiempo de la celebración el asegurador


hubiera concluido el contrato por una prima mayor, la suma asegurada se
reducirá en proporción a la prima pagada.

Rescisión

Art. 134. El asegurado puede rescindir el contrato sin limitación alguna


después del primer período de seguro. El contrato se juzgará rescindido si no
se paga la prima en los términos convenidos.

Pago por tercero

El tercero beneficiario a título oneroso, se halla facultado para pagar la prima.

Suicidio

Art. 135. El suicidio voluntario de la persona cuya vida se asegura, libera al


asegurador, salvo que el contrato haya estado en vigor ininterrumpidamente
por tres años.

Muerte del tercero por el contratante

Art. 136. En el seguro sobre la vida de un tercero, el asegurador se libera si la


muerte ha sido deliberadamente provocada por un acto ilícito del
contratante.

Muerte del asegurado por el beneficiario

Pierde todo derecho el beneficiario que provoca deliberadamente la muerte


del asegurado con un acto ilícito.

Empresa criminal. Pena de muerte

Art. 137. El asegurador se libera si la persona cuya vida se asegura, la pierde


en empresa criminal o por aplicación legítima de la pena de muerte.

Art. 138. Transcurridos tres años desde la celebración del contrato y


hallándose el asegurado al día en el pago de las primas, podrá en cualquier
momento exigir, de acuerdo con los planes técnicos aprobados por la
autoridad de contralor que se insertarán en la póliza:

Seguro saldado

a. La conversión del seguro en otro saldado por una suma reducida o de plazo
menor;

Rescate

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b. La rescisión, con el pago de una suma determinada.

Conversión

Art. 139. Cuando en el caso del artículo precedente el asegurado interrumpa


el pago de las primas sin manifestar opción entre las soluciones consignadas
dentro de un mes de interpelado por el asegurador, el contrato se convertirá
automáticamente en un seguro saldado por una suma reducida.

Rescisión y liberación del asegurador

Art. 140. Cuando el asegurador se libera por cualquier causa después de


transcurridos tres años, se aplica lo dispuesto en el artículo 9.

Préstamo

Art. 141. Cuando el asegurado se halla al día en el pago de las primas tiene
derecho a un préstamo después de transcurridos tres años desde la
celebración del contrato; su monto resultará de la póliza. Se calculará según
la reserva correspondiente al contrato, de acuerdo a los planes técnicos del
asegurador aprobados por la autoridad de contralor.

Préstamo automático

Se puede pactar que el préstamo se acordará automáticamente para el pago


de las primas no abonadas en término.

Rehabilitación

Art. 142. No obstante la reducción prevista en los artículos 138 y 139, el


asegurado puede, en cualquier momento, restituir el contrato a sus términos
originarios con el pago de las primas correspondientes al plazo en el que rigió
la reducción, con sus intereses al tipo aprobado por la autoridad de contralor
de acuerdo a la naturaleza técnica del plan y en las condiciones que
determine.

En beneficio de tercero

Art. 143. Se puede pactar que el capital o renta a pagarse en caso de muerte,
se abone a un tercero sobreviviente, determinado o determinable al momento
del evento.

Adquisición del derecho propio

El tercero adquiere un derecho propio a] tiempo de producirse el evento.


Cuando su designación sea a título oneroso, podrá fijarse un momento
anterior.

Excepto el caso en que la designación sea a título oneroso, el contratante


puede revocarla libremente aun cuando se haya hecho en el contrato.

Colación o reducción de primas

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Art. 144. Los herederos legítimos del asegurado tienen derecho a la colación
o reducción por el monto de las primas pagadas.

Designación sin fijación de cuota parte

Art. 145. Designadas varias personas sin indicación de cuota parte, se


entiende que el beneficio es por partes iguales.

Designación de hijos

Cuando se designe a los hijos se entiende los concebidos y los sobrevivientes


al tiempo de ocurrido el evento previsto.

Designación de herederos

Cuando se designe a los herederos, se entiende a los que por ley suceden al
contratante, si no hubiere otorgado testamento; si lo hubiere otorgado, se
tendrá por designados a los herederos instituidos. Si no se fija cuota parte, el
beneficio se distribuir conforme a las cuotas hereditarias.

No designación o caducidad de esta

Cuando el contratante no designe beneficiario o por cualquier causa la


designación se haga ineficaz o quede sin efecto, se entiende que designó a
los herederos.

Forma de designación

Art. 146. La designación de beneficiario se hará por escrito sin formalidad


determinada aun cuando la póliza indique o exija una forma especial. Es
válida aunque se notifique al asegurador después del evento previsto.

Quiebra o concurso civil del asegurado

Art. 147. La quiebra o el concurso civil del asegurado no afecta al contrato de


seguro. Los acreedores sólo pueden hacer valer sus acciones sobre el crédito
por rescate ejercido por el fallido o concursado o sobre el capital que deba
percibir si se produjo el evento previsto

Ambito de aplicación

Art. 148. Las disposiciones de este capítulo se aplican al contrato de seguro


para el caso de muerte, de supervivencia, mixto, u otros vinculados con la
vida humana en cuanto sean compatibles por su naturaleza.

Seguro de accidentes personales

Aplicación disposiciones seguro sobre la vida

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Art. 149. En el seguro de accidentes personales se aplican los artículos 132,
133 y 143 a 147 inclusive, referentes al seguro sobre la vida.

Reducción de las consecuencias

Art. 150. El asegurado en cuanto le sea posible, debe impedir o reducir las
consecuencias del siniestro, y observar las instrucciones del asegurador al
respecto, en cuanto sean razonables.

Peritaje

Art. 151. Cuando el siniestro o sus consecuencias se deben establecer por


peritos, el dictamen de éstos no es obligatorio si se aparta evidentemente de
la real situación de hecho o del procedimiento pactado. Anulado el peritaje la
verificación de aquellos extremos se hará judicialmente.

Dolo o culpa grave del asegurado o beneficiario

Art. 152. El asegurador se libera si el asegurado o el beneficiario provoca el


accidente dolosamente o por culpa grave o lo sufre en empresa criminal.

Seguro colectivo

Tercero beneficiario

Art. 153. En el caso de contratación de seguro colectivo sobre la vida o de


accidentes personales en interés exclusivo de los integrantes del grupo, éstos
o sus beneficiarios tienen un derecho propio contra el asegurador desde que
ocurre el evento previsto.

Comienzo del derecho eventual

Art. 154. El contrato fijará las condiciones de incorporación al grupo


asegurado que se producirá cuando aquellas se cumplan.

Examen médico propio

Si se exige examen médico previo, la incorporación queda supeditada a esa


revisación. Esta se efectuará por el asegurador dentro de los quince días de la
respectiva comunicación.

Pérdida del derecho eventual por separación

Art. 155. Quienes dejan de pertenecer definitivamente al grupo asegurado,


quedan excluidos del seguro desde ese momento, salvo pacto en contrario.

Exclusión del tomador como beneficiario

Art. 156. El contratante del seguro colectivo puede ser beneficiario del
mismo, si integra el grupo y por los accidentes que sufra personalmente, sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 120.

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También puede ser beneficiario el contratante cuando tiene un interés
económico 1icito respecto de la vida o salud de los integrantes de grupo, en
la medida del perjuicio concreto.

REASEGURO

Concepto

Art. 159. El asegurador puede, a su vez asegurar los riesgos asumidos, pero
es el único obligado con respecto al tomador del seguro.

Seguro de reaseguro

Los contratos de retrocesión u otros por los cuales el reasegurador asegura, a


su turno los riesgos asumidos, se rigen por las disposiciones de este Título.

Acción de los asegurados. Privilegio de los asegurados

Art. 160. El asegurado carece de acción contra el reasegurador. En caso de


liquidación voluntaria o forzosa del asegurador, el conjunto de los asegurados
gozará de privilegio especial sobre el saldo acreedor que arroje la cuenta del
asegurador con el reasegurador.

Compensación de las deudas

Art. 161. En caso de liquidación voluntaria o forzosa del asegurador o del


reasegurador, se compensarán de pleno derecho las deudas y los créditos
recíprocos que existan, relativos a los contratos de reaseguro.

Crédito a computarse

La compensación se hará efectiva teniendo en cuenta para el cálculo del


crédito o débito la fecha de rescisión del seguro y reaseguro, la obligación de
reembolsar la prima en proporción al tiempo no corrido y la de devolver el
depósito de garantía constituido en manos del asegurador.

Régimen legal

Art. 162. El contrato de reaseguro se rige por las disposiciones de este Título
y las convenidas por las partes.

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UNIDAD XII

UNIDAD XII: Contrato de transporte


1.- Contrato de transporte: definición, clases, elementos tipificantes. Responsabilidad general del
transportista. Transporte sucesivo o combinado.

2.- Transporte de personas: derechos y obligaciones de las partes, responsabilidad del transportista.
Forma y prueba.

3.- Transporte de cosas: derechos y obligaciones de las partes y del destinatario. Responsabilidad del
transportista.

4.- Forma y prueba: carta de porte, guía. Precio.

5.- Transporte multimodal de mercaderías. (Ley 24.921). Definiciones legales. Ámbito de aplicación.
Forma y Prueba del contrato. Responsabilidad del operador y del expedidor. Aviso y constatación de
daños. Ejercicio de pretensiones.

6.- Los Incoterms: definición, clases, contratación internacional.

1.- CONTRATO DE TRASPORTE: DEFINICION: Hay contrato de transporte cuando una parte
llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a
otro, y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete.

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CLASES:

Según el medio natural donde opera: Terrestre, Aéreo o Marino.

Según su función: Nacional, Internacional o Mixto.

Según el modo: Ordinario o Multimodal, intermodal o combinado.

ELEMENTOS TIPIFICANTES:

Son elementos específicos o tipificantes del contrato de transporte, los siguientes: 1)


desplazamiento, es decir,necesidad de traslación de una persona o cosa; 2) un itinerario
o camino a seguir por el empresario de transporte:

puede ser convencional, reglamentario o determinada por la costumbre; 3) el precio o


flete que puede ser convencional o impuesto (fijado por el estado); 4) la carga o conjunto
de cosas a transportar, que debe ser especificada y que se concreta en la carta de porte;
5) el término o plazo que es esencial en el transporte y
que puede ser convenido, reglamentario o determinado por la costumbre.

RESPONSABILIDAD GENERAL DEL TRSPORTISTA: (REMITE AL ART. SIG.) ARTÍCULO 1757.-


Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado
por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por
su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.
La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el
uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de
prevención.

TRANSPORTE SUCESIVO O CONbINADO: ARTÍCULO 1287.- Transporte sucesivo o


combinado. En los transportes sucesivos o combinados a ejecutar por varios
transportistas, cada uno de ellos responde por los daños producidos durante su propio
recorrido.
Pero si el transporte es asumido por varios transportistas en un único contrato, o no se
puede determinar dónde ocurre el daño, todos ellos responden solidariamente sin
perjuicio de las acciones de reintegro.

2.- Transporte de personas: derechos y obligaciones de las partes, responsabilidad del transportista.
Forma y prueba.

2.- TRANSPORTE DE PERSONAS: El transporte de personas comprende, además del


traslado, las operaciones de embarco y desembarco.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: Obligaciones del transportista. Son obligaciones


del transportista respecto del pasajero:
a. proveerle el lugar para viajar que se ha convenido o el disponible reglamentariamente
habilitado;
b. trasladarlo al lugar convenido;
c. garantizar su seguridad;
d. llevar su equipaje.
ARTÍCULO 1290.- Obligaciones del pasajero. El pasajero está obligado a:
a. pagar el precio pactado;
b. presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje;
c. cumplir las disposiciones administrativas, observar los reglamentos establecidos por el
transportista para el mejor orden durante el viaje y obedecer las órdenes del porteador o
de sus representantes impartidas con la misma finalidad;
d. acondicionar su equipaje, el que debe ajustarse a las medidas y peso reglamentarios.

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ARTÍCULO 1291.- Extensión de la responsabilidad. Además de su responsabilidad por
incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por los
siniestros que afecten a la persona del pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas.
ARTÍCULO 1292.- Cláusulas limitativas de la responsabilidad. Las cláusulas que limitan la
responsabilidad del transportista de personas por muerte o daños corporales se tienen
por no escritas.
ARTÍCULO 1293.- Responsabilidad por el equipaje. Las disposiciones relativas a la
responsabilidad del transportista de cosas por la pérdida o deterioro de las cosas
transportadas, se aplican a la pérdida o deterioro del equipaje que el pasajero lleva
consigo, con la salvedad de lo previsto en el artículo 1294.
ARTÍCULO 1294.- Cosas de valor. El transportista no responde por pérdida o daños
sufridos por objetos de valor extraordinario que el pasajero lleve consigo y no haya
declarado antes del viaje o al comienzo de éste.
Tampoco es responsable por la pérdida del equipaje de mano y de los demás efectos que
hayan quedado bajo la custodia del pasajero, a menos que éste pruebe la culpa del
transportista.

3.- Transporte de cosas: derechos y obligaciones de las partes y del destinatario. Responsabilidad del
transportista.

3.- Transporte de cosas


ARTÍCULO 1296.- Obligaciones del cargador. El cargador debe declarar el contenido de la
carga, identificar los bultos externamente, presentar la carga con embalaje adecuado,
indicar el destino y el destinatario, y entregar al transportista la documentación requerida
para realizarlo.
Si se requieren documentos especiales, el cargador debe entregarlos al porteador al
mismo tiempo que las cosas a transportar.
ARTÍCULO 1297.- Responsabilidad del cargador. El cargador es responsable de los daños
que sufran el transportista, otros cargadores o terceros, que deriven de la omisión o la
inexactitud de las indicaciones o de la falta de entrega o de la irregularidad de la
documentación.

4.- Forma y prueba: carta de porte, guía. Precio.

ARTÍCULO 1298.- Carta de porte. El transportista tiene derecho a requerir del cargador
que suscriba un documento que contenga las indicaciones enunciadas en el artículo 1296
y las estipulaciones convenidas para el transporte. Su emisión importa recibo de la carga.
ARTÍCULO 1299.- Segundo ejemplar. El cargador tiene derecho a exigir al porteador
que suscriba y le entregue copia de la carta de porte. Este documento se llama segundo
ejemplar de la carta de porte y puede ser nominativo, a la orden o al portador.
Si el transportista ha librado el segundo ejemplar de la carta de porte a la orden, los
derechos nacidos del contrato frente a aquél, son transmisibles por endoso.
ARTÍCULO 1300.- Guía. Si no hay carta de porte, el cargador tiene derecho a exigir al
transportista que le entregue un recibo de carga, denominado guía, con el mismo
contenido de aquélla.
ARTÍCULO 1301.- Inoponibilidad. Las estipulaciones no contenidas en el segundo
ejemplar de la carta de porte o en la guía, no son oponibles a los terceros portadores de
buena fe. Ese documento debe ser entregado al transportista contra la entrega por éste
de la carga transportada.
ARTÍCULO 1302.- Disposición de la carga. Si no se ha extendido el segundo ejemplar de la
carta de porte ni la guía, el cargador tiene la disposición de la carga y puede modificar las
instrucciones dadas al transportista, con obligación de reembolsar los gastos y resarcir
los daños derivados de ese cambio.
ARTÍCULO 1303.- Portador del segundo ejemplar. Cuando el transportista ha librado
segundo ejemplar de la carta de porte o guía, sólo el portador legitimado de cualquiera

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de dichos documentos tiene la disposición de la carga y puede impartir instrucciones al
transportista, las cuales se deben anotar en el instrumento y ser suscriptas por el
transportista.
ARTÍCULO 1304.- Derechos del destinatario. Los derechos nacidos del contrato de
transporte corresponden al destinatario desde que las cosas llegan a destino, o desde
que, vencido el plazo del transporte, haya requerido la entrega al transportista. Sin
embargo, el destinatario no puede ejercer tales derechos sino contra el pago al
transportista de sus créditos derivados del transporte.
ARTÍCULO 1305.- Puesta a disposición. El transportista debe poner la carga a disposición
del destinatario en el lugar, en el plazo y con las modalidades convenidas en el contrato
o, en su defecto, por los usos. Si el cargador ha librado una carta de porte, ésta debe ser
exhibida y entregada al porteador.
El tenedor del segundo ejemplar de la carta de porte o de la guía al portador o a la orden,
debe restituir el documento al transportista en el momento de la entrega de la carga.
ARTÍCULO 1306.- Entrega. El transportista está obligado a entregar la carga en el mismo
estado en que la recibió, excepto causa ajena. Si la ha recibido sin reservas, se presume
que ella no tenía vicios aparentes y estaba bien acondicionada para el transporte.
El destinatario no está obligado a recibir cosas con daños que impidan el uso o consumo
que les son propios.
ARTÍCULO 1307.- Impedimentos y retardo en la ejecución del transporte. Si el comienzo o
la continuación del transporte son impedidos o excesivamente retrasados por causa no
imputable al porteador, éste debe informar inmediatamente al cargador y pedirle
instrucciones. Está obligado a la custodia de la carga. Si las circunstancias imposibilitan el
pedido de instrucciones, el transportista puede depositar las cosas y, si están sujetas a
rápido deterioro o son perecederas, puede hacerlas vender para que no pierdan su valor.
ARTÍCULO 1308.- Impedimentos para la entrega. Si el destinatario no puede ser
encontrado o se niega a recibir las cosas transportadas o demora su recepción, el
porteador debe requerir inmediatamente instrucciones al cargador y se aplican las
soluciones previstas en el artículo 1307.
ARTÍCULO 1309.- Responsabilidad del transportista frente al cargador. El porteador que
entregue las cosas al destinatario sin cobrar los créditos propios o los que el cargador le
haya encomendado cobrar contra entrega de la carga, o sin exigir el depósito de la suma
convenida, es responsable frente al cargador por lo que le sea debido y no puede dirigirse
contra él para el pago de sus propias acreencias. Mantiene su acción contra el
destinatario.
ARTÍCULO 1310.- Responsabilidad por culpa. Si se trata de cosas frágiles, mal
acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro, de animales o de transportes
especiales, el transportista puede convenir que sólo responde si se prueba su culpa.
Esta convención no puede estar incluida en una cláusula general predispuesta.
ARTÍCULO 1311.- Cálculo del daño. La indemnización por pérdida o avería de las cosas es
el valor de éstas o el de su menoscabo, en el tiempo y el lugar en que se entregaron o
debieron ser entregadas al destinatario.
ARTÍCULO 1312.- Pérdida natural. En el transporte de cosas que, por su naturaleza, están
sujetas a disminución en el peso o en la medida durante el transporte, el transportista
sólo responde por las disminuciones que excedan la pérdida natural. También responde si
el cargador o el destinatario prueban que la disminución no ha ocurrido por la naturaleza
de las cosas o que, por las circunstancias del caso, no pudo alcanzar la magnitud
comprobada.
ARTÍCULO 1313.- Limitación de la responsabilidad. Prohibición. Los que realizan
habitualmente servicios de transporte no pueden limitar las reglas de responsabilidad
precedentes, excepto en el caso del artículo 1310.
ARTÍCULO 1314.- Comprobación de las cosas antes de la entrega. El destinatario tiene
derecho a hacer comprobar, a su costo, antes de la recepción de las cosas, su identidad y
estado. Si existen pérdidas o averías, el transportista debe reembolsar los gastos.
El porteador puede exigir al destinatario la apertura y el reconocimiento de la carga; y si
éste rehúsa u omite hacerlo, el porteador queda liberado de toda responsabilidad,
excepto dolo.

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ARTÍCULO 1315.- Efectos de la recepción de las cosas transportadas. La recepción por el
destinatario de las cosas transportadas y el pago de lo debido al transportista extinguen
las acciones derivadas del contrato, excepto dolo. Sólo subsisten las acciones por pérdida
parcial o avería no reconocibles en el momento de la entrega, las cuales deben ser
deducidas dentro de los cinco días posteriores a la recepción.
ARTÍCULO 1316.- Culpa del cargador o de un tercero. Si el transporte no pudo ser iniciado
o completado o la entrega no puede ser efectuada por el hecho del cargador, o de un
portador legitimado del segundo ejemplar de la carta de porte o de la guía, o del
destinatario, el transportista tiene derecho al precio o a una parte proporcional de éste,
según sea el caso, y al reembolso de los gastos adicionales en que haya incurrido.
ARTÍCULO 1317.- Transporte con reexpedición de las cosas. Si el transportista se obliga a
entregar la carga a otro porteador y no acepta una carta de porte hasta un destino
diferente al de tal entrega, se presume que sus responsabilidades como transportista
concluyen con ella, sin otras obligaciones adicionales que la de emplear una razonable
diligencia en la contratación del transportista siguiente.
ARTÍCULO 1318.- Representación en el transporte sucesivo. Cada transportista sucesivo
tiene el derecho de hacer constar en la carta de porte, o en un documento separado, el
estado en que ha recibido las cosas transportadas. El último transportista representa a
los demás para el cobro de sus créditos y el ejercicio de sus derechos sobre las cargas
transportadas.

5.- Transporte multimodal de mercaderías. (Ley 24.921). Definiciones legales. Ámbito de aplicación.
Forma y Prueba del contrato. Responsabilidad del operador y del expedidor. Aviso y constatación de
daños. Ejercicio de pretensiones.

5.- Transporte multimodal de mercaderías: El que se realiza en virtud de un contrato de


transporte multimodal utilizando como mínimo, dos modos diferentes de porteo a través
de un solo operador, que deberá emitir un documento único para toda la operación,
percibir un solo flete y asumir la responsabilidad por su cumplimiento, sin perjuicio de
que comprenda además del transporte en sí, los servicios de recolección, unitarización o
desunitarización de carga por destino, almacenada, manipulación o entrega al
destinatario, abarcando los servicios que fueran contratados en origen y destino, incluso
los de consolidación y desconsolidación de las mercaderías, cumplimentando las normas
legales vigentes.

Responsabilidad del operador de transporte multimodal

ARTICULO 15.- Ambito de aplicación temporal de la ley. La responsabilidad


del operador de transporte multimodal se extiende desde que recibe la
mercadería bajo su custodia por sí o por la persona destinada al efecto y
finaliza una vez verificada la entrega a las personas indicadas en el artículo
14, de conformidad con el contrato de transporte multimodal, las leyes y los
usos y costumbres imperantes en el lugar de entrega.

ARTICULO 16.- Extensión de la responsabilidad. El operador de transporte


multimodal será responsable por las acciones u omisiones de sus empleados
o agentes en el ejercicio de sus funciones o de cualquier otra persona cuyos
servicios tenga contratados para el cumplimiento del contrato.

ARTICULO 17.- Pérdida, daño o demora en la entrega. El operador de


transporte multimodal será responsable de la pérdida total o parcial, del daño

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de la mercadería o la demora, si el hecho que ha causado la pérdida, el daño
o la demora, se produjo cuando la mercadería estaba bajo su custodia.

El operador de transporte multimodal sólo será a responsable por los


perjuicios resultantes de la demora, si el expedidor hubiera hecho una
declaración de interés de la entrega en plazo determinado y si la misma
hubiese sido aceptada por el operador de transporte multimodal.

ARTICULO 18.- Demora en la entrega. Pérdida. Se considera que hay


demora en la entrega de la mercadería si ésta no ha sido entregada en el
lugar de destino previsto dentro del plazo expresamente convenido, o a falta
de plazo expresamente convenido, dentro del que conforme con las
circunstancias del caso sea exigible a un operador de transporte multimodal
diligente. El expedidor o el consignatario, pueden considerar perdida la
mercadería si no ha sido entregada dentro de los noventa (90) días siguientes
a la expiración del plazo de entrega.

ARTICULO 19.- Daños localizados. Remisión normativa. Cuando se


demuestre que el daño, la pérdida o la demora, se ha producido en un modo
determinado de transporte, con respecto al cual la legislación específica
establezca sistemas de responsabilidad y exoneración distintos de los
previstos por esta ley, las causales de exoneración de responsabilidad del
operador de transporte multimodal serán las dispuestas en tal legislación.

ARTICULO 20.- Daños localizados. Solidaridad. Cuando se acredite en que


modo de transporte o en que estación de transferencia se produjo el daño, la
pérdida o la demora, el operador de transporte multimodal será
solidariamente responsable con el transportador efectivo o con el titular de la
estación de transferencia o con el depositario sin perjuicio del derecho del
primero a repetir del transportador efectivo o del titular de la estación de
transferencia o del depositario, lo que hubiere desembolsado en virtud de tal
responsabilidad solidaria.

ARTICULO 21.- Daños no localizados. Causales de exoneración. Cuando no


se pueda determinar en que modo de transporte ocurrió la pérdida total o
parcial de la mercadería, el daño o la demora en la entrega, o cualquier otro
incumplimiento del contrato de transporte multimodal, el operador de
transporte multimodal se eximirá de responsabilidad si acredita que su
incumplimiento fue causado por:

a) Vicio propio de la mercadería, incluyendo las mermas normales


provenientes de sus propias características, pese al cuidadoso manipuleo y
transporte;

b) Defectos o deficiencias de embalaje; que no sean aparentes;

c) Culpa del expedidor, consignatario o propietario de la mercadería o de sus


representantes;

d) Caso fortuito o de fuerza mayor. El transportador deberá probar que él o su


representante han adoptado todas las medidas para evitar el daño;

e) Huelgas, motines o "lock-out" efectuados por terceros;

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f) Orden de una autoridad pública que impida o retrase el transporte, por un
motivo no imputable a la responsabilidad del operador de transporte
multimodal.

ARTICULO 22.- Cuantía de la indemnización. Para establecer la


indemnización por pérdida o daño de la mercadería se fijará la misma según
el valor de ésta en el lugar y en el momento de la entrega pactada en el
documento de transporte multimodal.

En caso de demora en la entrega, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17,


el operador de transporte multimodal perderá el valor del flete de la
mercadería que hubiera sufrido demora, sin perjuicio de la obligación de
resarcir el mayor daño probado que se hubiere producido por tal causa.

ARTICULO 23.- Criterio para la valorización de la mercadería. El valor de la


mercadería se determinará teniendo en cuenta la cotización que tenga en
una bolsa de mercaderías o en su defecto observando el precio que tenga en
el mercado, o si no se dispusiera de esa cotización ni de su precio, según el
valor usual de mercadería de similar naturaleza y calidad, salvo que el
expedidor haya hecho una declaración expresa respecto al valor de la
mercadería en el documento de transporte multimodal en los términos del
artículo 12.

ARTICULO 24.- Cuantía de la indemnización. Límite. La indemnización, si se


demuestra que el daño por la pérdida total o parcial, la avería o la demora en
la entrega, se produjo en los modos acuático o aéreo, no excederá los límites
fijados por las normas específicas aplicables a tales modos.

Cuando en el desarrollo de un transporte multimodal, incluido estaciones de


transferencia, depósitos o terminales de carga, no se pudiera identificar el
momento en el cual se produjo el daño o cuando el mismo se produzca en los
modos ferroviarios o carreteros, la indemnización no excederá el límite de
cuatrocientos (400) pesos argentinos oro por bulto afectado.

En caso de transporte de mercadería a granel, el límite de responsabilidad


será de cuatrocientos (400) pesos argentinos oro por unidad de flete.

Las partes podrán acordar en el momento de transporte multimodal un límite


superior al indicado precedentemente.

Cuando la mercadería fuera acondicionada en un contenedor, en una paleta o


en otro artefacto utilizado para la unitarización de la mercadería cada bulto o
unidad de carga asentado en el documento de transporte multimodal como
incluido en dicho contenedor, paleta o artefacto similar, será considerado
para establecer la limitación de la responsabilidad por bulto o pieza.

ARTICULO 25.- Valor del argentino oro. La cotización oro será la oficial fijada
por el órgano competente al momento de efectuarse la liquidación judicial o
extrajudicial. En defecto de cotización oficial se determinará su valor por el
contenido metálico y no por su valor numismático.

ARTICULO 26.- Responsabilidad acumulada. Límite. La responsabilidad


acumulada del operador de transporte multimodal no excederá los límites de
responsabilidad por la pérdida total de las mercaderías.

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ARTICULO 27.- Exoneración de responsabilidad por actos del poder público.
El operador de transporte multimodal no responderá durante la ejecución del
transporte por las demoras en la entrega o daños sufridos por la mercadería
como consecuencia de la actuación de una autoridad administrativa o fiscal,
tanto nacional como extranjera.

ARTICULO 28.- Pérdida del derecho a la limitación. El operador de transporte


multimodal, el porteador efectivo y el depositario no podrán acogerse a la
limitación de la responsabilidad prevista en esta ley, si se prueba que la
pérdida, el daño o la demora en la entrega provinieron de una acción u
omisión imputable al operador de transporte multimodal, al porteador
efectivo, al depositario o sus dependientes con dolo o culpa grave.

ARTICULO 29.- Responsabilidad de los dependientes. Si la acción se


promoviera contra empleados o agentes del operador de transporte
multimodal o contra cualquier persona a la que se haya recurrido para la
ejecución del contrato de transporte multimodal o para la realización de
algunas de las prestaciones, ellos podrán oponer las mismas exoneraciones y
límites de responsabilidad invocables por el operador de transporte
multimodal. En este caso el conjunto de las sumas que los demandados
deban abonar, no excederá del límite previsto en el artículo 24.

ARTICULO 30.- Responsabilidad extracontractual. Las disposiciones de esta


ley se aplican tanto si la acción se funda en normas de responsabilidad
extracontractual como responsabilidad contractual.

ARTICULO 31.- Cláusulas nulas. Es absolutamente nula y sin efecto, toda


cláusula que exonere o disminuya la responsabilidad del operador de
transporte multimodal, de los transportadores efectivos, de los depositarios o
de las estaciones de transferencia de carga, por pérdida, daño o demora
sufrida por la mercadería o que modifique la carga de la prueba en forma
distinta de la que surge de esta ley.

Esta nulidad comprende la de la cláusula por la cual el beneficio del seguro


de la mercadería, directa o indirectamente, sea cedido a cualquiera de ellos.
La nulidad de las cláusulas mencionadas no entraña la del contrato.

Responsabilidad del expedidor

ARTICULO 32.- Imputabilidad. El expedidor no es responsable de los daños o


pérdidas sufridos por el operador de transporte multimodal, o por las
personas a las que éste recurra para la ejecución del contrato o para llevar a
cabo algunas de las prestaciones, salvo que tales daños sean imputables con
dolo o culpa al expedidor, sus agentes o sus subordinados.

ARTICULO 33.- Deber de información. En el momento en que el operador de


transporte multimodal toma la mercadería bajo su custodia, el expedidor le
deberá indicar con exactitud todos los datos relativos a la naturaleza general
de la mercadería, sus marcas, número, peso, volumen y cantidad.

ARTICULO 34.- Mercadería peligrosa. El expedidor debe señalar


adecuadamente la mercadería peligrosa y sus envases, mediante etiquetas
normalizadas o marcas y debe informar al operador de transporte multimodal
sobre el carácter peligroso de la misma y sobre las precauciones que deban
adoptar. De no hacerlo así, será responsable ante el operador de transporte

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multimodal de los perjuicios resultantes de la expedición de esa mercadería,
la que en cualquier momento podrá ser descargada, destruida o transformada
en inofensiva, según lo requieran las circunstancias o por orden de la
autoridad pública, sin que ello de lugar a indemnización alguna.

ARTICULO 35.- Criterio para la clasificación de la mercadería peligrosa. La


clasificación de mercadería peligrosa tendrá como base las recomendaciones
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al respecto, tomando en
cuenta las nueve clasificaciones que dicta la Organización Marítima
Internacional (IMO).

ARTICULO 36.- Límites de la responsabilidad. El expedidor, el consignatario,


sus dependientes y las personas de las que se sirven podrán ampararse en
las mismas limitaciones de responsabilidad de las que se benefician el
operador de transporte multimodal, el porteador efectivo o el depositario, sea
que la acción se funda tanto en responsabilidad contractual como
extracontractual. Las personas indicadas en el párrafo anterior perderán el
derecho de acogerse a tales límites cuando hubieran actuado con dolo o
culpa grave.

Cuando se accione contra más de una persona el límite de responsabilidad


total no podrá exceder del que resulte aplicable.

ARTICULO 37.- Indemnización a favor del operador de transporte


multimodal. El expedidor indemnizará al operador de transporte multimodal
por los perjuicios resultantes de la inexactitud o insuficiencia de los datos
mencionados en los artículos 5°, 33, 34 y 35. El derecho del operador de
transporte multimodal a tal indemnización no limitará en modo alguno su
responsabilidad en virtud del contrato de transporte multimodal respecto a
cualquier persona distinta del expedidor.

ARTICULO 38.- Subsistencia de la responsabilidad del expedidor. El


expedidor seguirá siendo responsable aún cuando haya transferido el
documento de transporte multimodal.

Aviso y constatación de daños

ARTICULO 39.- Del aviso y su omisión. El consignatario, dentro de los cinco


(5) días hábiles de recibida la mercadería, debe dar aviso al operador de
transporte multimodal sobre la pérdida, daño o demora en la entrega. La falta
de aviso generará la presunción de que la mercadería fue entregada tal como
se encontraba descrita en el documento de transporte multimodal. Esta
presunción admite prueba en contrario.

ARTICULO 40.- Inspección conjunta y determinación de daños o pérdidas. El


operador de transporte multimodal y el consignatario están obligados, ante el
pedido de uno de ellos, a hacer una revisión conjunta de las mercaderías para
determinar las pérdidas o daños. Si las partes no se ponen de acuerdo en la
redacción de la constancia escrita de tal revisación, cualquiera de ellas puede
pedir una pericia judicial con el objeto de establecer la naturaleza de la
avería, su origen y el monto.

Del ejercicio de las pretensiones

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ARTICULO 41.- Prorroga de la jurisdicción. En los contratos de transporte
multimodal que se celebren para realizar un transporte en el ámbito nacional
y en los contratos de transporte multimodal internacionales en los que el
lugar de destino previsto esté en jurisdicción argentina, es nula toda cláusula
que establezca otra jurisdicción que la de los tribunales federales argentinos
competentes. Sin embargo, es válido el sometimiento a tribunales o árbitros
extranjeros si se acuerda después de producido el hecho generador de la
causa.

ARTICULO 42.- Citación a terceros. El operador de transporte multimodal


podrá pedir la citación de los transportistas efectivos o de los depositarios
efectivos, a fin de que tomen intervención en el juicio, en el momento de la
contestación de la demanda respectiva.

ARTICULO 43.- Prescripción, plazos y cómputos. Las acciones derivadas


del contrato de transporte multimodal prescriben por el transcurso de un año,
contado a partir del momento en que la mercadería fue o debió ser entregada
a las personas indicadas en el artículo 14. Las acciones de repetición entre el
operador de transporte multimodal y los transportadores efectivos, o
viceversa, podrán ser ejercitadas aún después de la expiración del plazo
establecido precedentemente, aplicándose el que corresponda a la naturaleza
de la relación.

Las acciones de repetición prescriben por el transcurso de un año, contado


desde la fecha de notificación del pago extrajudicial realizado o de la fecha
del laudo arbitral o sentencia definitiva que se dicte en la demanda iniciada.

6.- Los Incoterms: definición, clases, contratación internacional.

6.- INCOTERMS: Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la
Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas
comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional.

Los Incoterms determinan:


 El alcance del precio.
 En que momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la
mercadería del vendedor hacia el comprador.
 El lugar de entrega de la mercadería.
 Quién contrata y paga el transporte
 Quién contrata y paga el seguro
 Qué documentos tramita cada parte y su costo.

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UNIDAD XIII

UNIDAD XIII: Contratos típicamente comerciales


1.- Contratos Cuenta corriente: concepto, naturaleza jurídica y caracteres. Cuenta simple
o de gestión. Objeto, negociaciones sobre las que se puede recaer. Personas que pueden
celebrar el contrato. Prueba, forma. Remesas: concepto. Efectos: esenciales y naturales.-
Duración, terminación. Clausura parcial y definitiva, determinación del saldo:
ejecutabilidad. Garantías del saldo. Prescripción.
2.- Contrato de Corretaje: definición, elementos tipificantes, derechos y obligaciones de
las partes.Prohibiciones para el corredor.
3.- Contrato de Arbitraje: definición, forma, controversias excluidas, clases, competencia,
efectos, cláusulas facultativas. Árbitros: designación, obligaciones, retribución.
4.- Prenda con registro. Concepto, origen. Antecedentes. Bienes susceptibles de prendar.
Operaciones
garantizables.
5.- Acreedores. Clases: fija y flotante. Ejecución judicial.

1.- Contratos Cuenta corriente: concepto, naturaleza jurídica y caracteres. Cuenta simple
o de gestión. Objeto, negociaciones sobre las que se puede recaer. Personas que pueden
celebrar el contrato. Prueba, forma. Remesas: concepto. Efectos: esenciales y naturales.-
Duración, terminación. Clausura parcial y definitiva, determinación del saldo:
ejecutabilidad. Garantías del saldo. Prescripción.

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE:

La cuenta corriente (mercantil) es un contrato bilateral y conmutativo,por el cual:


una de las partes remite a la otra, o recibe de ella en propiedad, cantidades de dinero u
otros valores, sin aplicación a empleo determinado, ni obligación de tener a la orden una
cantidad o un valor equivalente,
pero a cargo de:
- "acreditar" al remitente por sus remesas,
- liquidarlas en las épocas convenidas,
- compensarlas de una sola vez hasta la concurrencia del "débito y crédito", y
- pagar el saldo.

Caracteres
El contrato de cuenta corriente bancaria, entiende que es autónomo, bilateral,
consensual, normalmente oneroso y de ejecución continuada.[4]
1. Es autónomo, consiste en una combinación de prestaciones que el banco realiza por
cuenta y en interés del cliente, verbigracia, el servicio de caja que presta el banco
integrando en este elementos del mandato y del depósito.

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2. Es bilateral porque engendra obligaciones para ambas partes, de ejecución continuada
o sucesiva.
3. Es consensual, ya que se origina por voluntad de las partes; siendo condición de
"habilitación", la provisión de fondos, o autorización para girar en descubierto.-
4. Es oneroso, ya que los bancos suelen cobrar intereses y gastos por las gestiones, o
intereses del descubierto.
5. Es nominado o típico ya que está expresamente regulado en el Código de Comercio en
los arts. 791 a 797 Cód. Comercio.
Naturaleza Jurídica
La naturaleza jurídica del contrato de cuenta corriente bancaria no tiene opinión unánime
en la doctrina, ya que, basándose en sus las notas tipificantes, alguna doctrina, le ha
dado más amplitud que otra.
La doctrina Italiana, entiende que la cuenta corriente bancaria es una simple cláusula
accesoria de ciertos contratos bancarios; apertura de crédito y depósito, lo que no
modifica su esencia.-
Mientras que la doctrina francesa, sostiene que es una variedad de cuenta corriente
mercantil, reconociéndole carácter contractual, con singulares efectos jurídicos.-
Otro sistema distingue la llamada "cuenta corriente impropia" de la "cuenta corriente de
correspondencia", en la cual se reconoce como una figura autónoma, contractual, que
regula toda la relación entre banco-cliente siendo el banco un simple mandatario del
cliente, el cual le presta un servicio de caja, y realiza una serie de negocios, o encargos
confiados por el cliente, el banco pone a su disposición su estructura y organización, a fin
de dar cumplimiento con el mandato otorgado.
Pero la nota característica señalada por Molle es que, la operación bancaria no es la
coexistencia o la suma de varios negocios, sino que la causa de la operación es el servicio
de caja que el banco le presta al cliente, nota tipificante de este contrato y que no es
propia de los demás contratos.

Cuenta simple o de gestión: crédito otorgado por los comerciantes a sus clientes para
realizar compras, sin pagarles en el momento, difiriendo la obligación de pago hasta un
determinado monto o por un tiempo.

Remesa
Derechos de débito y crédito
entre las partes
derivados de diferentes operaciones (compraventa, giros, depósitos, fianzas, comisiones,
etc.),
sin limitaciones cuantitativas ni cualitativas, salvo que deriven de convenciones entre las
partes.
Puede tratarse de dinero o mercadería.
Se entrega algo a cuenta de algo.

Modalidades
Art. 783 la cuenta corriente termina:
- en definitiva: cuando no debe ser seguida de ninguna operación de negocios, y
- parcialmente, en el caso inverso.

Saldo Parcial: determinado en los balances parciales


Cierre parcial: se produce para determinar el estado de la cuenta (determinar quién es
deudor y quién acreedor) y autorizar la atribución de intereses sobre el saldo, comenzar a
generar intereses.

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No extingue el contrato.
Es un cierre o liquidación periódica.

Saldo definitivo: luego del cierre definitivo de la cuenta corriente.


Es exigible desde el momento de su aceptación, a no ser que:
- se hubiesen remitido sumas eventuales que igualen o excedan la del saldo, o
- que los interesados hayan convenido en pasarlo a nueva cuenta.
Conclusión definitiva: produce una compensación del íntegro monto del débito y crédito
hasta la cantidad concurrente, y determina la persona del acreedor y deudor.
Se extingue el contrato.
Es la clausura o conclusión de la CCM.

Caracteres de las partidas


Art. 777. Es de la naturaleza de la cuenta corriente:
1° Que los valores y efectos remitidos se transfieran en propiedad al que los recibe;
(Transferencia de las remesas: de la propiedad)

2° Que el crédito concedido por remesas de efectos, valores o papeles de comercio, lleve
la condición de que éstos serán pagados a su vencimiento;
(CLÁUSULA O PRESUNCIÓN IMPERATIVA: Condición “salvo encaje” => Se presume cobro)

3° Que sea obligatoria la compensación mercantil entre el debe y haber; (al cierre)
(Compensación obligatoria: de débitos y créditos al cierre)

4° Que todos los valores del débito y crédito (saldos) produzcan intereses legales, o los
que las partes hubiesen estipulado;
(Intereses sobre saldos)

5° Que el saldo definitivo sea exigible desde el momento de su aceptación, a no ser que
se hubiesen remitido sumas eventuales que igualen o excedan la del saldo, o que los
interesados hayan convenido en pasarlo a nueva cuenta
(Que el saldo definitivo sea exigible: desde el momento de su aceptación)

Extinción
La extinción del contrato => proviene de su conclusión.
Es cuando se determina el saldo definitivo que debe pagar el deudor.
Art. 782. La cuenta corriente se concluye:
1° por consentimiento de las partes;

2° por haberse concluido el término que fijaron

3° por muerte, interdicción, demencia, quiebra o


cualquier otro suceso legal que prive a alguno de los contratantes, de la libre
administración de sus bienes.

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Art. 784 la conclusión definitiva de la cuenta corriente
- fija invariablemente el estado de las relaciones jurídicas de las partes,
- produce de pleno derecho, independientemente del fenecimiento de la cuenta, la
compensación del íntegro monto del débito y crédito hasta la cantidad concurrente, y
- determina la persona del acreedor y deudor.
Art. 785 el saldo definitivo y parcial será considerado como un capital productivo de
intereses.

Ejecución
Saldo: suma a pagar, es la conclusión definitiva de la CCM.
El saldo necesita aceptación para ser exigible.
Ejecución del saldo: el saldo debe presentarse para su aprobación, y solo después de
transcurrido un mes, mediando silencio de las partes, se lo puede considerar exigible
(aceptación implícita).

Art. 786. El saldo puede ser garantido con hipoteca, fianza o prenda,
según la convención celebrada por las partes.

Art. 787. El que resulte acreedor por la cuenta corriente,


podrá girar
contra el deudor por el saldo,
y si éste no aceptase el giro,
tiene acción ejecutiva para reclamar el pago,
salvo los casos del artículo anterior.

Prescripción para reclamar el saldo definitivo e intereses, por el acreedor:


Art. 790. La acción para solicitar el arreglo de la cuenta corriente, el pago del saldo,
judicial o extrajudicialmente reconocido, o la rectificación de la cuenta por errores de
cálculo, omisiones, artículos extraños o indebidamente llevados al débito o crédito, o
duplicación de partidas, se prescribe por el término de 5 años.
En igual término prescriben los intereses del saldo, siendo pagaderos por año o en
períodos más cortos.

2.- Contrato de Corretaje: definición, elementos tipificantes, derechos y


obligaciones de las partes.Prohibiciones para el corredor.

corretaje: ARTÍCULO 1345.- Definición. Hay contrato de corretaje cuando una persona,
denominada corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión de uno
o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las
partes.

ARTÍCULO 1346.- Conclusión del contrato de corretaje. Sujetos. El contrato de corretaje se


entiende concluido, si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional del
corretaje, por su intervención en el negocio, sin protesta expresa hecha saber al corredor
contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación
de otro corredor por el otro comitente. Si el comitente es una persona de derecho público,
el contrato de corretaje debe ajustarse a las reglas de contratación pertinentes. Pueden
actuar como corredores personas humanas o jurídicas.
ARTÍCULO 1347.- Obligaciones del corredor. El corredor debe:

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a. asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que
media y de su capacidad legal para contratar;
b. proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar
supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes;
c. comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de
algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio;
d. mantener confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las que
interviene, la que sólo debe ceder ante requerimiento judicial o de autoridad pública
competente;
e. asistir, en las operaciones hechas con su intervención, a la firma de los instrumentos
conclusivos y a la entrega de los objetos o valores, si alguna de las partes lo requiere;
f. guardar muestras de los productos que se negocien con su intervención, mientras
subsista la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado.
ARTÍCULO 1348.- Prohibición. Está prohibido al corredor:
a. adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido encargada;
b. tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes
comprendidos en ella.
ARTÍCULO 1349.- Garantía y representación. El corredor puede:
a. otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes en la negociación en la
que actúen;
b. recibir de una parte el encargo de representarla en la ejecución del negocio.
ARTÍCULO 1350.- Comisión. El corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el
negocio se celebra como resultado de su intervención. Si no hay estipulación, tiene
derecho a la de uso en el lugar de celebración del contrato o, en su defecto, en el lugar
en que principalmente realiza su cometido. A falta de todas ellas, la fija el juez.

3.- Contrato de Arbitraje: definición, forma, controversias excluidas, clases, competencia,


efectos, cláusulas facultativas. Árbitros: designación, obligaciones, retribución.

3.-ARBITRAJE : ARTÍCULO 1649.- Definición. Hay contrato de arbitraje cuando las partes
deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación
jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre
comprometido el orden público.
ARTÍCULO 1650.- Forma. El acuerdo de arbitraje debe ser escrito y puede constar en una
cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente o en un
estatuto o reglamento.
La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula
compromisoria constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito
y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
ARTÍCULO 1651.- Controversias excluidas. Quedan excluidas del contrato de arbitraje
las siguientes materias:
a. las que se refieren al estado civil o la capacidad de las personas;
b. las cuestiones de familia;
c. las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores;
d. los contratos por adhesión cualquiera sea su objeto;
e. las derivadas de relaciones laborales.
Las disposiciones de este Código relativas al contrato de arbitraje no son aplicables a las
controversias en que sean parte los Estados nacional o local.
ARTÍCULO 1652.- Clases de arbitraje. Pueden someterse a la decisión de arbitradores o
amigables componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si
nada se estipula en el convenio arbitral acerca de si el arbitraje es de derecho o de
amigables componedores, o si no se autoriza expresamente a los árbitros a decidir la
controversia según equidad, se debe entender que es de derecho.
ARTÍCULO 1653.- Autonomía. El contrato de arbitraje es independiente del contrato con el
que se relaciona. La ineficacia de éste no obsta a la validez del contrato de arbitraje, por
lo que los árbitros conservan su competencia, aun en caso de nulidad de aquél, para

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determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones
y alegaciones.
ARTÍCULO 1654.- Competencia. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje
otorga a los árbitros la atribución para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre
las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera
otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia.
ARTÍCULO 1655.- Dictado de medidas previas. Excepto estipulación en contrario, el
contrato de arbitraje atribuye a los árbitros la facultad de adoptar, a pedido de cualquiera
de las partes, las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del
litigio. Los árbitros pueden exigir caución suficiente al solicitante. La ejecución de las
medidas cautelares y en su caso de las diligencias preliminares se debe hacer por el
tribunal judicial. Las partes también pueden solicitar la adopción de estas medidas al
juez, sin que ello se considere un incumplimiento del contrato de arbitraje ni una renuncia
a la jurisdicción arbitral; tampoco excluye los poderes de los árbitros.
Las medidas previas adoptadas por los árbitros según lo establecido en el presente
artículo pueden ser impugnadas judicialmente cuando violen derechos constitucionales o
sean irrazonables.
ARTÍCULO 1656.- Efectos. Revisión de los laudos arbitrales. El convenio arbitral obliga a
las partes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales
sobre las controversias sometidas a arbitraje, excepto que el tribunal arbitral no esté aun
conociendo de la controversia, y el convenio parezca ser manifiestamente
nulo o inaplicable.
En caso de duda ha de estarse a la mayor eficacia del contrato de arbitraje.
Los laudos arbitrales que se dicten en el marco de las disposiciones de este Capítulo
pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia y el territorio cuando se
invoquen causales de nulidad, total o parcial, conforme con las disposiciones del presente
Código. En el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del
laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 1657.- Arbitraje institucional. Las partes pueden encomendar la administración
del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades
nacionales o extranjeras cuyos estatutos así lo prevean. Los reglamentos de arbitraje de
las entidades administradoras rigen todo el proceso arbitral e integran el contrato de
arbitraje.
ARTÍCULO 1658.- Cláusulas facultativas. Se puede convenir:
a. la sede del arbitraje;
b. el idioma en que se ha de desarrollar el procedimiento;
c. el procedimiento al que se han de ajustar los árbitros en sus actuaciones. A falta de
acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado;
d. el plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo. Si no se ha pactado el plazo,
rige el que establezca el reglamento de la entidad administradora del arbitraje, y en su
defecto el que establezca el derecho de la sede;
e. la confidencialidad del arbitraje;
f. el modo en que se deben distribuir o soportar los costos del arbitraje.
ARTÍCULO 1659.- Designación de los árbitros. El tribunal arbitral debe estar
compuesto por uno o más árbitros en número impar. Si nada se estipula, los árbitros
deben ser tres. Las partes pueden acordar libremente el procedimiento para el
nombramiento del árbitro o los árbitros.
A falta de tal acuerdo:
a. en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombra un árbitro y los dos árbitros así
designados nombran al tercero. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta
días de recibido el requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días contados
desde su nombramiento, la designación debe ser hecha, a petición de una de las partes,
por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial;
b. en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
designación del árbitro, éste debe ser nombrado, a petición de cualquiera de las partes,
por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial.

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Cuando la controversia implica más de dos partes y éstas no pueden llegar a un acuerdo
sobre la forma de constitución del tribunal arbitral, la entidad administradora del
arbitraje, o en su defecto, el tribunal judicial debe designar al árbitro o los árbitros.
ARTÍCULO 1660.- Calidades de los árbitros. Puede actuar como árbitro cualquier
persona con plena capacidad civil. Las partes pueden estipular que los árbitros reúnan
determinadas condiciones de nacionalidad, profesión o experiencia.
ARTÍCULO 1661.- Nulidad. Es nula la cláusula que confiere a una parte una situación
privilegiada en cuanto a la designación de los árbitros.
ARTÍCULO 1662.- Obligaciones de los árbitros. El árbitro que acepta el cargo celebra un
contrato con cada una de las partes y se obliga a:
a. revelar cualquier circunstancia previa a la aceptación o que surja con posterioridad que
pueda afectar su independencia e imparcialidad;
b. permanecer en el tribunal arbitral hasta la terminación del arbitraje, excepto que
justifique la existencia de un impedimento o una causa legítima de renuncia;
c. respetar la confidencialidad del procedimiento;
d. disponer de tiempo suficiente para atender diligentemente el arbitraje;
e. participar personalmente de las audiencias;
f. deliberar con los demás árbitros;
g. dictar el laudo motivado y en el plazo establecido.
En todos los casos los árbitros deben garantizar la igualdad de las partes y el principio del
debate contradictorio, así como que se dé a cada una de ellas suficiente oportunidad de
hacer valer sus derechos.
ARTÍCULO 1663.- Recusación de los árbitros. Los árbitros pueden ser recusados por las
mismas razones que los jueces de acuerdo al derecho de la sede del arbitraje. La
recusación es resuelta por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el
tribunal judicial. Las partes pueden convenir que la recusación sea resuelta por los
otros árbitros.
ARTÍCULO 1664.- Retribución de los árbitros. Las partes y los árbitros pueden pactar los
honorarios de éstos o el modo de determinarlos. Si no lo hicieran, la regulación se hace
por el tribunal judicial de acuerdo a las reglas locales aplicables a la actividad
extrajudicial de los abogados.
ARTÍCULO 1665.- Extinción de la competencia de los árbitros. La competencia atribuida a
los árbitros por el contrato de arbitraje se extingue con el dictado del laudo definitivo,
excepto para el dictado de resoluciones aclaratorias o complementarias conforme a lo
que las partes hayan estipulado o a las previsiones del derecho de la sede.

4.- Prenda con registro. Concepto, origen. Antecedentes. Bienes susceptibles de prendar.
Operaciones
garantizables.

ARTÍCULO 2219.- Concepto. La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles
no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los
copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al
acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. Esta prenda se rige por las
disposiciones contenidas en el presente Capítulo.
ARTÍCULO 2220.- Prenda con registro. Asimismo, puede constituirse prenda con registro
para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de
obligaciones a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía
prendaria, un valor consistente en una suma de dinero, sobre bienes que deben quedar
en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda
ajena. Esta prenda se rige por la legislación especial.

BIENES SUSEPTIBLES DE PRENDAR: B) cosas y bienes susceptibles de darse en prenda. 1)


las cosas muebles; los inmuebles no son susceptibles de ser entregados en prenda,
aunque existe respecto de ellos un instituto análogo al de la prenda, que es la anticresis.

Todas las cosas muebles pueden darse en prenda siempre que se hallen en el comercio,

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es decir, que puedan ser susceptibles de venta o cesión.

Dentro del concepto de cosas pignorables deben incluirse las fungibles e inclusive el
dinero. Se ha declarado que el dinero entregado
en garantía del cumplimiento delas obligaciones del contrato de locación importa una
prenda sobre dicha suam; también tiene este carácter la entrega de una suma de dinero
en garantía de pago del suministro de corriente eléctrica; la depositada por
el procurador en garantía del correcto desempeo de su profesión.

Es necesario decir, sin embargo, que la prenda de dinero asume un carácter especial,
porque en definitiva, elacreedor prendario se convierte en propietario del dinero y
su obligación consiste en devolver una suma igual. Es una situación análoga a la
del depósito irregular y por ello se la ha llamado prenda irregular.

Las cosas ajenas no pueden darse en prenda.

Para que las cosas puedan darse en prenda, debe tratarse de objetos individualizados y
existentes; no se concibe la prenda sobre una cosa futura o no individualizada, porque
tales objetos no pueden entregarse al acreedor, requisitosin el cual no existe la prenda.

Sin embargo, una cosa futura puede ser objeto de una promesa de prenda, promesa que
obligara al promitente a constituir la prenda si la cosa llega a existir.

2) también pueden darse en prenda los créditos siempre que consten en un título por
escrito. En principio, toda clase de créditos puede ser objeto de la
prenda; documentos de créditos civiles o comerciales, pagarés, título de la deuda pública,
acciones de compañías, debentures, etcétera.

5.- Acreedores. Clases: fija y flotante. Ejecución judicial.


5.-PRENDA FIJO Y FLOTANTE:
La prenda puede ser fija o flotante. La fija se da cuando se constituye sobre bienes
muebles o semovientes (es decir, que se mueven por sí mismos, como el ganado) y los
frutos o productos, aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Las cosas inmuebles
por su destino, incorporadas a una finca hipotecada, sólo pueden prendarse con la
conformidad del acreedor hipotecario.

La prenda flotante se constituye sobre mercaderías y materias primas en general,


pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial. Este tipo de prenda afecta las
cosas originariamente prendadas y las que resulten de su transformación, tanto como las
que se adquieran para reemplazarlas; y no restringe la disponibilidad de todas ellas, a los
efectos de la garantía.

EJECUCION JUDICIAL: La acción prendaria compete al juez de Comercio del lugar


convenido para pagar el crédito, o del lugar en que según el contrato se encontraban o se
encuentran situados los bienes, o del lugar del domicilio del deudor, a opción del
ejecutante.
Presentada la demanda con el certificado, se despachará mandamiento de embargo y
ejecución como en el juicio ejecutivo; el embargo se notificará al encargado del registro y
a las oficinas que perciban patentes o ejerciten control sobre los bienes prendados. La
intimación de pago no es diligencia esencial. En el mismo decreto en que se dicten las
medidas anteriores, se citará de remate al deudor, notificándole que si no opone
excepción legítima en el término de TRES (3) días perentorios, se llevará adelante la
ejecución y se ordenará la venta de la prenda

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UNIDAD XIV:
Contratos financieros

1.- Contrato de Factoraje: definición y antecedentes. Función económica, clases.


Elementos tipificantes. Derechos y obligaciones de las partes. Notificación al deudor
cedido.

1.- CONTRATO DE FACTORAJE: Definición. Hay contrato de factoraje cuando una de las
partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o
determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada
factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos asumiendo o no los riesgos.
ARTÍCULO 1422.- Otros servicios. La adquisición puede ser complementada con servicios
de administración y gestión de cobranza, asistencia técnica, comercial o administrativa
respecto de los créditos cedidos.
ARTÍCULO 1423.- Créditos que puede ceder el factoreado. Son válidas las cesiones
globales de parte o todos los créditos del factoreado, tanto los existentes como los
futuros, siempre que estos últimos sean determinables.
ARTÍCULO 1424.- Contrato. Elementos que debe incluir. El contrato debe incluir la relación
de los derechos de crédito que se transmiten, la identificación del factor y factoreado y
los datos necesarios para identificar los documentos representativos de los derechos de
crédito, sus importes y sus fechas de emisión y vencimiento o los elementos que
permitan su identificación cuando el factoraje es determinable.
ARTÍCULO 1425.- Efecto del contrato. El documento contractual es título suficiente de
transmisión de los derechos cedidos.
ARTÍCULO 1426.- Garantía y aforos. Las garantías reales y personales y la retención
anticipada de un porcentaje del crédito cedido para garantizar su incobrabilidad o aforo
son válidos y subsisten hasta la extinción de las obligaciones del factoreado.
ARTÍCULO 1427.- Imposibilidad del cobro del derecho de crédito cedido. Cuando el cobro
del derecho de crédito cedido no sea posible por una razón que tenga su causa en el acto
jurídico que le dio origen, el factoreado responde por la pérdida de
ARTS. 1428 – 1432 valor de los derechos del crédito cedido, aun cuando el factoraje se
haya celebrado sin garantía o recurso.
ARTÍCULO 1428.- Notificación al deudor cedido. La transmisión de los derechos del crédito
cedido debe ser notificada al deudor cedido por cualquier medio que evidencie
razonablemente la recepción por parte de éste.

2.- Contrato de Leasing (Ley 25.248). Definición y función económica, naturaleza.


Elementos tipificantes. Modalidades en la elección del bien. Responsabilidad, acciones y
garantías. Forma e inscripción. Derechos y obligaciones de las partes. Conclusión del
contrato.

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ARTÍCULO 1227.- Concepto. En el contrato de leasing el dador conviene transferir


al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el
pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio.

ARTÍCULO 1228.- Objeto. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles,
marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los
que el dador tenga la facultad de dar en leasing.
ARTÍCULO 1229.- Canon. El monto y la periodicidad de cada canon se determina
convencionalmente.
ARTÍCULO 1230.- Precio de ejercicio de la opción. El precio de ejercicio de la opción de
compra debe estar fijado en el contrato o ser determinable según procedimientos o
pautas pactadas.
ARTÍCULO 1231.- Modalidades en la elección del bien. El bien objeto del contrato puede:
a. comprarse por el dador a persona indicada por el tomador;
b. comprarse por el dador según especificaciones del tomador o según catálogos,folletos
o descripciones identificadas por éste;
c. comprarse por el dador, quien sustituye al tomador, al efecto, en un contrato de
compraventa que éste haya celebrado;
d. ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con
eltomador;
e. adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo adquiridocon
anterioridad;
f. estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre
él.
ARTÍCULO 1232.- Responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien. En
los casos de los incisos a), b) y c) del artículo 1231, el dador cumple el contrato
adquiriendo los bienes indicados por el tomador. El tomador puede reclamar del
vendedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de
compraventa. El dador puede liberarse convencionalmente de las responsabilidades de
entrega y de la obligación de saneamiento.
En los casos del inciso d) del artículo 1231, así como en aquellos casos en que el dador es
fabricante, importador, vendedor o constructor del bien dado en leasing, el dador no
puede liberarse de la obligación de entrega y de la obligación de saneamiento.
En los casos del inciso e) del mismo artículo, el dador no responde por la obligación de
entrega ni por garantía de saneamiento, excepto pacto en contrario.
En los casos del inciso f) se deben aplicar las reglas de los párrafos anteriores de este
artículo, según corresponda a la situación concreta.
ARTÍCULO 1233.- Servicios y accesorios. Pueden incluirse en el contrato los servicios
y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, puesta en marcha y puesta a
disposición de los bienes dados en leasing, y su precio integrar el cálculo del canon.
ARTÍCULO 1234.- Forma e inscripción. El leasing debe instrumentarse en escritura
pública si tiene como objeto inmuebles, buques o aeronaves. En los demás casos puede
celebrarse por instrumento público o privado.
A los efectos de su oponibilidad frente a terceros, el contrato debe inscribirse en el
registro que corresponda según la naturaleza de la cosa que constituye su objeto. La
inscripción en el registro puede efectuarse a partir de la celebración del contrato de
leasing, y con prescindencia de la fecha en que corresponda hacer entrega de la cosa
objeto de la prestación comprometida. Para que produzca efectos contra terceros desde
la entrega del bien objeto del leasing, la inscripción debe solicitarse
dentro de los cinco días hábiles posteriores. Pasado ese término, produce ese efecto
desde que el contrato se presente para su registración. Si se trata de cosas muebles no
registrables o de un software, deben inscribirse en el Registro de Créditos Prendarios del
lugar donde la cosa se encuentre o, en su caso, donde ésta o el software se deba poner a
disposición del tomador. En el caso de inmuebles, la inscripción se mantiene por el plazo
de veinte años; en los demás bienes se mantiene por diez años.

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En ambos casos puede renovarse antes de su vencimiento, por rogación del dador u
orden judicial.
ARTÍCULO 1235.- Modalidades de los bienes. A los efectos de la registración del contrato
de leasing son aplicables las normas legales y reglamentarias que correspondan según la
naturaleza de los bienes.
En el caso de cosas muebles no registrables o software, se aplican las normas registrales
de la Ley de Prenda con Registro y las demás que rigen el funcionamiento del Registro de
Créditos Prendarios.
Cuando el leasing comprenda a cosas muebles situadas en distintas jurisdicciones, se
aplica lo dispuesto en la Ley de Prenda con Registro para iguales circunstancias.
El registro debe expedir certificados e informes. El certificado que indique que sobre
determinados bienes no aparece inscrito ningún contrato de leasing tiene eficacia legal
hasta veinticuatro horas de expedido.
ARTÍCULO 1236.- Traslado de los bienes. El tomador no puede sustraer los bienes muebles
del lugar en que deben encontrarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato inscrito.
Sólo puede trasladarlos con la conformidad expresa del dador, otorgada en el contrato o
por acto escrito posterior, y después de haberse inscrito el traslado y la conformidad del
dador en los registros correspondientes. Se aplican las normas pertinentes de la Ley de
Prenda con Registro al respecto.
ARTÍCULO 1237.- Oponibilidad. Subrogación. El contrato debidamente inscrito es oponible
a los acreedores de las partes. Los acreedores del tomador pueden subrogarse en los
derechos de éste para ejercer la opción de compra.
ARTÍCULO 1238.- Uso y goce del bien. El tomador puede usar y gozar del bien objeto del
leasing conforme a su destino, pero no puede venderlo, gravarlo ni disponer de él. Los
gastos ordinarios y extraordinarios de conservación y uso, incluyendo seguros,
ARTS. 1239 – 1245 impuestos y tasas, que recaigan sobre los bienes y las sanciones
ocasionadas por su uso, son a cargo del tomador, excepto convención en contrario.
El tomador puede arrendar el bien objeto del leasing, excepto pacto en contrario. En
ningún caso el locatario o arrendatario puede pretender derechos sobre el bien que
impidan o limiten en modo alguno los derechos del dador.
ARTÍCULO 1239.- Acción reivindicatoria. La venta o gravamen consentido por el
tomador es inoponible al dador.
El dador tiene acción reivindicatoria sobre la cosa mueble que se encuentre en poder
de cualquier tercero, pudiendo hacer aplicación directa de lo dispuesto en el artículo
1249 inciso a), sin perjuicio de la responsabilidad del tomador.
ARTÍCULO 1240.- Opción de compra. Ejercicio. La opción de compra puede ejercerse
por el tomador una vez que haya pagado tres cuartas partes del canon total
estipulado, o antes si así lo convinieron las partes.
ARTÍCULO 1241.- Prórroga del contrato. El contrato puede prever su prórroga a
opción del tomador y las condiciones de su ejercicio.
ARTÍCULO 1242.- Transmisión del dominio. El derecho del tomador a la transmisión
del dominio nace con el ejercicio de la opción de compra y el pago del precio del ejercicio
de la opción conforme a lo determinado en el contrato. El dominio se adquiere
cumplidos esos requisitos, excepto que la ley exija otros de acuerdo con la naturaleza
del bien de que se trate, a cuyo efecto las partes deben otorgar la documentación y
efectuar los demás actos necesarios.
ARTÍCULO 1243.- Responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva emergente
del artículo 1757 recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas
en leasing.
ARTÍCULO 1244.- Cancelación de la inscripción. Supuestos. La inscripción del leasing
sobre cosas muebles no registrables y software se cancela:
a. por orden judicial, dictada en un proceso en el que el dador tuvo oportunidad de tomar
la debida participación;
b. a petición del dador o su cesionario.
ARTÍCULO 1245.- Cancelación a pedido del tomador. El tomador puede solicitar la
cancelación de la inscripción del leasing sobre cosas muebles no registrables y software
si acredita:

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a. el cumplimiento de los recaudos previstos en el contrato inscrito para ejercer la opción
de compra;
b. el depósito del monto total de los cánones que restaban pagar y del precio de ejercicio
de la opción, con sus accesorios, en su caso;
218 ARTS. 1246 - 1248
c. la interpelación fehaciente al dador, por un plazo no inferior a quince días hábiles,
ofreciéndole los pagos y solicitándole la cancelación de la inscripción;
d. el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales exigibles a su cargo.
ARTÍCULO 1246.- Procedimiento de cancelación. Solicitada la cancelación, el encargado
del registro debe notificar al dador, en el domicilio constituido en el contrato, por carta
certificada:
a. si el notificado manifiesta conformidad, se cancela la inscripción;
b. si el dador no formula observaciones dentro de los quince días hábiles desde la
notificación, y el encargado estima que el depósito se ajusta a lo previsto en el contrato,
procede a la cancelación y notifica al dador y al tomador;
c. si el dador formula observaciones o el encargado estima insuficiente el depósito, lo
comunica al tomador, quien tiene expeditas las acciones pertinentes.
ARTÍCULO 1247.- Cesión de contratos o de créditos del dador. El dador siempre puede
ceder los créditos actuales o futuros por canon o precio de ejercicio de la opción de
compra. A los fines de su titulización puede hacerlo en los términos de los artículos 1614
y siguientes de este Código o en la forma prevista por la ley especial. Esta cesión no
perjudica los derechos del tomador respecto del ejercicio o no ejercicio de la opción de
compra o, en su caso, a la cancelación anticipada de los cánones, todo
ello según lo pactado en el contrato.
ARTÍCULO 1248.- Incumplimiento y ejecución en caso de inmuebles. Cuando el objeto del
leasing es una cosa inmueble, el incumplimiento de la obligación del tomador de pagar el
canon produce los siguientes efectos:
a. si el tomador ha pagado menos de un cuarto del monto del canon total convenido, la
mora es automática y el dador puede demandar judicialmente el desalojo.
Se debe dar vista por cinco días al tomador, quien puede probar documentalmente el
pago de los períodos que se le reclaman o paralizar el trámite, por única vez, mediante el
pago de lo adeudado, con más sus intereses y costas. Caso contrario, el juez debe
disponer el lanzamiento sin más trámite;
b. si el tomador ha pagado un cuarto o más pero menos de tres cuartas partes del canon
convenido, la mora es automática; el dador debe intimarlo al pago del o de los períodos
adeudados con más sus intereses y el tomador dispone por única vez de un plazo no
menor de sesenta días, contados a partir de la recepción de la notificación, para el pago
del o de los períodos adeudados con más sus intereses.
Pasado ese plazo sin que el pago se verifique, el dador puede demandar el desalojo, de lo
que se debe dar vista por cinco días al tomador. Dentro de ese plazo, el tomador puede
demostrar el pago de lo reclamado, o paralizar el procedimiento mediante el pago de lo
adeudado con más sus intereses y costas, si antes no hubiese recurrido a este
procedimiento. Si, según el contrato, el tomador puede hacer ejercicio de la opción de
compra, en el mismo plazo puede pagar, además,
el precio de ejercicio de esa opción, con sus accesorios contractuales y legales. En caso
contrario, el juez debe disponer el lanzamiento sin más trámite;
c. Si el incumplimiento se produce después de haber pagado las tres cuartas partes del
canon, la mora es automática; el dador debe intimarlo al pago y el tomador tiene la
opción de pagar lo adeudado más sus intereses dentro de los noventa días, contados a
partir de la recepción de la notificación si antes no hubiera recurrido a ese procedimiento,
o el precio de ejercicio de la opción de compra que resulte de la aplicación del contrato, a
la fecha de la mora, con sus intereses. Pasado ese plazo sin que el pago se verifique, el
dador puede demandar el desalojo, de lo que debe darse vista al tomador por cinco días,
quien sólo puede paralizarlo
ejerciendo alguna de las opciones previstas en este inciso, agregándole las costas del
proceso;

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d. producido el desalojo, el dador puede reclamar el pago de los períodos de canon
adeudados hasta el momento del lanzamiento, con más sus intereses y costas, por la vía
ejecutiva. El dador puede también reclamar los daños y perjuicios que resulten del
deterioro anormal de la cosa imputable al tomador por dolo, culpa o negligencia por la vía
procesal pertinente.
ARTÍCULO 1249.- Secuestro y ejecución en caso de muebles. Cuando el objeto de leasing
es una cosa mueble, ante la mora del tomador en el pago del canon, el dador puede:
a. obtener el inmediato secuestro del bien, con la sola presentación del contrato inscrito,
y la prueba de haber interpelado al tomador por un plazo no menor de cinco días para la
regularización. Producido el secuestro, queda resuelto el contrato. El dador puede
promover ejecución por el cobro del canon que se haya devengado
ordinariamente hasta el período íntegro en que se produjo el secuestro, la cláusula penal
pactada en el contrato y sus intereses; todo ello sin perjuicio de la acción del dador por
los daños y perjuicios, y la acción del tomador si correspondieran; o
b. accionar por vía ejecutiva por el cobro del canon no pagado, incluyendo la totalidad del
canon pendiente; si así se hubiera convenido, con la sola presentación del contrato
inscripto y sus accesorios. En este caso, sólo procede el secuestro cuando ha vencido el
plazo ordinario del leasing sin haberse pagado el canon íntegro y el precio de la opción de
compra, o cuando se demuestre sumariamente el peligro en la conservación del bien,
debiendo el dador otorgar caución suficiente.
En el juicio ejecutivo previsto en ambos incisos, puede incluirse la ejecución contra los
fiadores o garantes del tomador. El domicilio constituido es el fijado en el contrato.
ARTÍCULO 1250.- Normas supletorias. En todo lo no previsto por el presente Capítulo,
al contrato de leasing se le aplican subsidiariamente las reglas del contrato de
locación, en cuanto sean compatibles, mientras el tomador no ha pagado la totalidad del
canon y ejercido la opción, con pago de su precio. No son aplicables al leasing las
disposiciones relativas a plazos mínimos y máximos de la locación de cosas ni las
excluidas convencionalmente. Se le aplican subsidiariamente las normas del contrato 220
ARTS. 1251 – 1255 de compraventa para la determinación del precio de ejercicio de la
opción de compra y para los actos posteriores a su ejercicio y pago.

3.- Tarjetas de crédito (Ley 25.065). Definiciones legales. Función económica. Estructura
del Sistema:
Contratos y partes intervinientes. Sistemas abiertos y cerrados.
3.1.- Relaciones entre emisor y titular o usuario. Contrato de emisión: Contenido. Forma.
Perfeccionamiento.

Solicitud de Emisión. Prórroga automática. Nulidades. Derechos y Obligaciones de las


partes:
Resumen mensual de operaciones: contenido y régimen de impugnación. Intereses.
Preparación de la vía ejecutiva.
3.2.- Relaciones entre emisor y proveedor. Deberes y obligaciones de las partes. El
contrato entre
emisor y proveedor: Contenido. Forma. Derechos y Obligaciones de las partes.
Preparación
de la vía ejecutiva.

3.- Tarjetas de crédito:


Se entiende por sistema de Tarjeta de Crédito al conjunto complejo y
sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es:

a) Posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes


o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema, en
los comercios e instituciones adheridos.

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b) Diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha
pactada o financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el
contrato.

c) Abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario


en los términos pactados.

Se entenderá por:

a) Emisor: Es la entidad financiera, comercial o bancaria que emita Tarjetas


de Crédito, o que haga efectivo el pago.

b) Titular de Tarjeta de Crédito: Aquel que está habilitado para el uso de la


Tarjeta de Crédito y quien se hace responsable de todos los cargos y
consumos realizados personalmente o por los autorizados por el mismo.

c) Usuario, titular adicional, o beneficiario de extensiones: Aquel que está


autorizado por el titular para realizar operaciones con Tarjeta de Crédito, a
quien el emisor le entrega un instrumento de idénticas características que al
titular.

d) Tarjeta de Compra: Aquella que las instituciones comerciales entregan a


sus clientes para realizar compras exclusivas en su establecimiento o
sucursales.

e) Tarjeta de Débito: Aquella que las instituciones bancarias entregan a sus


clientes para que al efectuar compras o locaciones, los importes de las
mismas sean debitados directamente de una cuenta de ahorro o corriente
bancaria del titular.

f) Proveedor o Comercio Adherido: Aquel que en virtud del contrato celebrado


con el emisor, proporciona bienes, obras o servicios al usuario aceptando
percibir el importe mediante el sistema de Tarjeta de Crédito.

Contenido del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito. El contrato


de emisión de Tarjeta de Crédito debe contener los siguientes
requisitos:

a) Plazo de vigencia especificando comienzo y cese de la relación (plazo de


vigencia de la tarjeta).

b) Plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular.

c) Porcentual de montos mínimos de pago conforme a las operaciones


efectuadas.

d) Montos máximos de compras o locaciones, obras o retiros de dinero


mensuales autorizados.

e) Tasas de intereses compensatorios o financieros.

f) Tasa de intereses punitorios.

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g) Fecha de cierre contable de operaciones.

h) Tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en el sistema


(discriminados por tipo, emisión, renovación, envío y confección de
resúmenes, cargos por tarjetas adicionales para usuarios autorizados, costos
de financiación desde la fecha de cada operación, o desde el vencimiento del
resumen mensual actual o desde el cierre contable de las operaciones hasta
la fecha de vencimiento del resumen mensual actual, hasta el vencimiento
del pago del resumen mensual, consultas de estado de cuenta, entre otros).

i) Procedimiento y responsabilidades en caso de pérdida o sustracción de


tarjetas.

j) Importes o tasas por seguros de vida o por cobertura de consumos en caso


de pérdida o sustracción de tarjetas.

k) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora.

1) Las comisiones fijas o variables que se cobren al titular por el retiro de


dinero en efectivo.

m) Consecuencias de la mora.

n) Una declaración en el sentido que los cargos en que se haya incurrido con
motivo del uso de la Tarjeta de Crédito son debidos y deben ser abonados
contra recepción de un resumen periódico correspondiente a dicha tarjeta.

h) Causales de suspensión, resolución y/o anulación del contrato de Tarjeta de


Crédito.

Prórroga automática de los contratos. Será facultativa la prórroga automática


de los contratos de Tarjeta de Crédito entre emisor y titular. Si se hubiese
pactado la renovación automática el usuario podrá dejarla sin efecto
comunicando su decisión por medio fehaciente con treinta (30) días de
antelación. El emisor deberá notificar al titular en los tres últimos resúmenes
anteriores al vencimiento de la relación contractual la fecha en que opera el
mismo.

Nulidad de los contratos. Todos los contratos que se celebren o se


renueven a partir del comienzo de vigencia de la presente ley deberán
sujetarse a sus prescripciones bajo pena de nulidad e inoponibilidad al titular,
sus fiadores o adherentes. Los contratos en curso mantendrán su vigencia
hasta el vencimiento del plazo pactado salvo presentación espontánea del
titular solicitando la adecuación al nuevo régimen.

ARTICULO 14. — Nulidad de cláusulas. Serán nulas las siguientes cláusulas:

a) Las que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera de los
derechos que otorga la presente ley.

b) Las que faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del


contrato.

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c) Las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del resumen.

d) Las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta, sea por
pérdida, sustracción, caducidad o rescisión contractual.

e) Las adicionales no autorizadas por la autoridad de aplicación.

f) Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada.

g) Las que impongan compulsivamente al titular un representante.

h) Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de


deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito.

i) Las que importen prorroga a la jurisdicción establecida en esta ley.

j) Las adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de Tarjeta de Crédito.

Intereses:

interés compensatorio o financiero. El límite de los intereses compensatorios


o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del
veinticinco por ciento (25%) a la tasa que el emisor aplique a las operaciones
de préstamos personales en moneda corriente para clientes.

En caso de emisores no bancarios el límite de los intereses compensatorios o


financieros aplicados al titular no podrá superar en más del veinticinco por
ciento (25%) al promedio de tasas del sistema para operaciones de
préstamos personales publicados del día uno al cinco (1 al 5) de cada mes
por el Banco Central de la República Argentina.

Resumen:

Resumen mensual de operaciones. El emisor deberá confeccionar y enviar


mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el
titular o sus autorizados.

ARTICULO 23. — Contenido del resumen. El resumen mensual del emisor o


la entidad que opere por su cuenta deberá contener obligatoriamente:

a) Identificación del emisor, de la entidad bancaria, comercial o financiera


que opere en su nombre.

b) Identificación del titular y los titulares adicionales, adherentes, usuarios o


autorizados por el titular.

c) Fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre posterior.

d) Fecha en que se realizó cada operación.

e) Número de identificación de la constancia con que se instrumentó la


operación.

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f) Identificación del proveedor.

g) Importe de cada operación.

h) Fecha de vencimiento del pago actual, anterior y posterior.

i) Límite de compra otorgado al titular o a sus autorizados adicionales


autorizados adicionales.

j) Monto hasta el cual el emisor otorga crédito.

k) Tasa de interés compensatorio o financiero pactado que el emisor aplica al


crédito, compra o servicio contratado.

l) Fecha a partir de la cual se aplica el interés compensatorio o financiero.

m) Tasa de interés punitorio pactado sobe saldos impagos y fecha desde la


cual se aplica.

n) Monto del pago mínimo que excluye la aplicación de intereses punitorios.

ñ) Monto adeudado por el o los períodos anteriores, con especificación de la


clase y monto de los intereses devengados con expresa prohibición de la
capitalización de los intereses.

o) Plazo para cuestionar el resumen en lugar visible y caracteres destacados.

p) Monto y concepto detallados de todos los gastos a cargo del titular,


excluidas las operaciones realizadas por éste y autorizadas.

ARTICULO 24. — Domicilio de envío de resumen. El emisor deberá enviar el


resumen al domicilio o a la dirección de correo electrónico que indique el
titular en el contrato o el que con posterioridad fije fehacientemente.

Del cuestionamiento o impugnación de la liquidación o resumen por


el titular

ARTICULO 26. — Personería. El titular puede cuestionar la liquidación dentro


de los treinta (30) días de recibida, detallando claramente el error atribuido y
aportando todo dato que sirva para esclarecerlo por nota simple girada al
emisor.

ARTICULO 27. — Recepción de impugnaciones. El emisor debe acusar recibo


de la impugnación dentro de los siete (7) días de recibida y, dentro de los
quince (15) días siguientes, deberá corregir el error si lo hubiere o explicar
claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los
comprobantes o fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección
se ampliará a sesenta (60) días en las operaciones realizadas en el exterior.

De las relaciones entre emisor y proveedor

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ARTICULO 32.— Deber de información. El emisor, sin cargo alguno, deberá
suministrar a los proveedores:

a) Todos los materiales e instrumentos de identificación y publicaciones


informativas sobre los usuarios del sistema.

b) El régimen sobre pérdidas o sustracciones a los cuales están sujetos en


garantía de sus derechos.

c) Las cancelaciones de tarjetas por sustracción, pérdida, voluntarias o por


resolución contractual.

ARTICULO 33. — Aviso a los proveedores. El emisor deberá informar


inmediatamente a los proveedores sobre las cancelaciones de Tarjetas de
Crédito antes de su vencimiento sin importar la causa.

La falta de información no perjudicará al proveedor.

ARTICULO 34. — Las transgresiones a la regulación vigente serán


inoponibles al proveedor, si el emisor hubiera cobrado del titular los importes
cuestionados.

ARTICULO 35. — Terminales electrónicas. Los emisores instrumentarán


terminales electrónicas de consulta para los proveedores que no podrán
excluir equipos de conexión de comunicaciones o programas informáticos no
provistos por aquellos, salvo incompatibilidad técnica o razones de seguridad,
debidamente demostradas ante la autoridad de aplicación para garantizar las
operaciones y un correcto sistema de recaudación impositiva.

ARTICULO 36. — Pagos diferidos. El pago con valores diferidos por parte de
los emisores a los proveedores, con cheques u otros valores que posterguen
realmente el pago efectivo, devengaran un interés igual al compensatorio o
por financiación cobrados a los titulares por cada día de demora en la
efectiva cancelación o acreditación del pago al proveedor.

ARTICULO 37.— El proveedor esta obligado a:

a) Aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las disposiciones de esta
ley.

b) Verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito que se le


presente.

c) No efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con


tarjeta.

d) Solicitar autorización en todos los casos.

Preparación de vía ejecutiva. El emisor podrá preparar la vía ejecutiva contra


el titular, de conformidad con lo prescripto por las leyes procesales vigentes
en el lugar en que se acciona, pidiendo el reconocimiento judicial de:

a) El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito instrumentado en legal forma.

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b) El resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales.

Por su parte el emisor deberá acompañar

a) Declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida,


previa a la mora, por parte del titular o del adicional por extravío o
sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito.

b) Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y


válido, previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo
prescripto por los artículos 27 y 28 de esta ley.

ARTICULO 40. — El proveedor podrá preparar la vía ejecutiva contra el


emisor pidiendo el reconocimiento judicial de:

a) El contrato con el emisor para operar en el sistema.

b) Las constancias de la presentación de las operaciones que dan origen al


saldo acreedor de cuenta reclamado, pudiendo no estar firmadas si las
mismas se han formalizado por medios indubitables.

c) Copia de la liquidación presentada al emisor con constancia de recepción,


si la misma se efectuó.

ARTICULO 41. — Pérdida de la preparación de la vía ejecutiva. Sin perjuicio


de quedar habilitada la vía ordinaria, la pérdida de la preparación de la vía
ejecutiva se operará cuando:

a) No se reúnan los requisitos para la preparación de la vía ejecutiva de los


artículos anteriores.

b) Se omitan los requisitos contractuales previstos en esta ley.

c) Se omitan los requisitos para los resúmenes establecidos en el artículo 23


de esta ley.

ARTICULO 42.— Los saldos de Tarjetas de Créditos existentes en cuentas


corrientes abiertas a ese fin exclusivo, no serán susceptibles de cobro
ejecutivo directo. Regirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva
prescrita en los artículos 38 y 39 de la presente ley.

3.3.- Contratos conexos. Controversias e incumplimientos de las partes. Cláusulas de


exoneración de responsabilidad. Autoridad de aplicación. Prescripción. Competencia.
Orden público.

ARTÍCULO 1073.- Definición. Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se
hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida,
de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado
perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente
pactada, o derivada de la interpretación, conforme con lo que se dispone en el artículo
1074.

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ARTÍCULO 1074.- Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados los
unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo
de contratos, su función económica y el resultado perseguido.
ARTÍCULO 1075.- Efectos. Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante
puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a
la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la
conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos
produce la frustración de la finalidad económica común.

4.- Crédito documentario: definición y funcionalidad, modalidades, derechos y


obligaciones de las partes. Documentos necesarios: la carta de crédito, el trust receipt, la
letra de cambio.

El crédito documentario es el medio de pago que ofrece un mayor nivel de seguridad en


las ventas internacionales, asegurando al exportador el cobro de su operación.

El crédito documentario es una orden que el importador da a su banco para que proceda
al pago de la operación en el momento en que el banco del exportador le presente la
documentación acreditativa de que la mercancía ha sido enviada de la manera
convenida.
El banco del importador va a pagar si la documentación está en regla, con independencia
de que en ese momento el importador tenga saldo o no. Es decir, el banco del importador
garantiza la operación.

La documentación debe ser muy precisa e incluir todos los documentos que se han
especificado en el crédito documentario. No puede haber ningún tipo de error, ni de fondo
ni de forma. Cualquier fallo en este sentido puede llevar al banco emisor a no proceder al
pago, a la espera de que los errores sean subsanados.

El procedimiento comienza cuando el importador instruye a su banco para aperturar un


crédito documentario y se lo comunica al exportador, indicándole la documentación que
debe remitir. Acto seguido, el exportador procede al envío de la mercancía al lugar
convenido y, paralelamente, a través de su banco, remite al banco del importador la
documentación acreditativa de que la mercancía ha sido enviada en las condiciones
acordadas. El banco del importador recibe esta documentación, comprueba que está todo
en regla y procede al pago.

 ordenante: es el importador o comprador de la mercancía, y es entonces quien


solicita la apertura del crédito documentario e instruye al banco emisor sobre las
condiciones para llevarlo a cabo. Es el obligado final a pagar, y deberá reembolsar al
banco emisor cuantas cantidades o gastos anticipe éste.
 Banco emisor: es el banco sobre el que recae la obligación principal para con el
beneficiario, y el que deberá abrir el crédito documentario a favor de éste. Obra a
pedido y bajo las instrucciones del ordenante.

 Beneficiario: es el exportador o vendedor de la mercancía, y el que tiene el


derecho de cobro en función del cumplimiento de las condiciones impuestas en el
crédito. Es el receptor del documento que sustenta el crédito, y el que recibirá

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entonces una garantía de pago siempre que esté en posición de presentar la
documentación requerida en los plazos correspondientes.

 Banco corresponsal: según la responsabilidad que tenga, se llamará banco


pagador si debe entregarle dinero a la vista al beneficiario contra el cumplimiento de
sus obligaciones (pago a la vista), banco negociador si estuviera encargado de
descontar letra/s al beneficiario contra el cumplimiento de sus obligaciones (pago
diferido), banco aceptador si acepta la/s letra/s del beneficiario para pagárselas al
vencimiento o banco avisador si solo actúa notificando al beneficiario de la apertura
del crédito a su favor. Los usos y costumbres hacen que el banco corresponsal pueda
investir la figura de más de un sujeto, por tener responsabilidades diferentes (por
ejemplo, puede ser banco avisador y banco negociador a la vez).

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UNIDAD XV
UNIDAD XV: Contrato de fideicomiso
1.- Fideicomiso. Definición. Función económica. Caracteres. Contenido. Objeto. Plazo y
condición. Forma.Extinción: Causales y efectos.
1.1.- Sujetos. Derechos y obligaciones. Responsabilidades. Rendición de cuentas, Cese y
sustitución del fiduciario. Aceptación. Fraude.
1.2.- Efectos. Propiedad fiduciaria. Efectos frente a terceros. Registración. Separación
Patrimonial. Acción de los Acreedores. Liquidación.
2.- Fideicomisos Especiales.
2.1.- Fideicomiso Financiero. Definición. Títulos valores y ofertas al público. Contenido.
Certificados de participación y titules de deuda: Emisión, Clases, Asambleas de
tenedores.2.2.
Fideicomiso en Garantía. Definición. Facultades del fiduciario y del fiduciante.
2.2.- Fideicomiso. Testamentario. Reglas. Finalidad.
3.- Dominio Fiduciario: Definición. Excepciones a la normativa general. Facultades del
titular. Irretroactividad:
readquisición del dominio perfecto. Efectos.
FIDEICOMISO:

ARTÍCULO 1666.- Definición. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada
fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona
denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada
beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o
condición al fideicomisario.
ARTÍCULO 1667.- Contenido. El contrato debe contener:
a. la individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar posible tal
individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso, debe constar la descripción
de los requisitos y características que deben reunir los bienes;
b. la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso,
en su caso;
c. el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria;
d. la identificación del beneficiario, o la manera de determinarlo conforme con el artículo
1671;
e. el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del
fideicomisario a quien deben transmitirse o la manera de determinarlo conforme con el
artículo 1672;
f. los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo, si cesa.
ARTÍCULO 1668.- Plazo. Condición. El fideicomiso no puede durar más de treinta años
desde la celebración del contrato, excepto que el beneficiario sea una persona
incapaz o con capacidad restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de la
incapacidad o de la restricción a su capacidad, o su muerte. Si se pacta un plazo superior,
se reduce al tiempo máximo previsto. Cumplida la condición o pasados treinta años
desde el contrato sin haberse cumplido,
cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en
el contrato. A falta de estipulación deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos.
ARTÍCULO 1669.- Forma. El contrato, que debe inscribirse en el Registro Público que
corresponda, puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se
refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. En este
caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo.
Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la celebración del
contrato, es suficiente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de las formalidades
necesarias para su transferencia, debiéndose transcribir en el acto respectivo el contrato
de fideicomiso.
ARTÍCULO 1670.- Objeto. Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se
encuentran en el comercio, incluso universalidades, pero no pueden serlo las herencias
futuras.

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Sujetos
ARTÍCULO 1671.- Beneficiario. El beneficiario puede ser una persona humana o jurídica,
que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último caso
deben constar los datos que permitan su individualización futura. Pueden ser
beneficiarios el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario.
Pueden designarse varios beneficiarios quienes, excepto disposición en contrario, se
benefician por igual; para el caso de no aceptación o renuncia de uno o más designados,
o cuando uno u otros no llegan a existir, se puede establecer el derecho de acrecer de los
demás o, en su caso, designar beneficiarios sustitutos. Si ningún beneficiario acepta,
todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficiario es el fideicomisario.
Si también el fideicomisario renuncia o no acepta, o si no llega a existir, el beneficiario
debe ser el fiduciante.
El derecho del beneficiario, aunque no haya aceptado, puede transmitirse por actos entre
vivos o por causa de muerte, excepto disposición en contrario del fiduciante. Si la muerte
extingue el derecho del beneficiario designado, se aplican las reglas de los párrafos
precedentes.
ARTÍCULO 1672.- Fideicomisario. El fideicomisario es la persona a quien se transmite la
propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona
distinta de ellos. No puede ser fideicomisario el fiduciario.
Se aplican al fideicomisario los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 1671.
Si ningún fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el fideicomisario es
el fiduciante.
ARTÍCULO 1673.- Fiduciario. El fiduciario puede ser cualquier persona humana o jurídica.
Sólo pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras
autorizadas a funcionar como tales, sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las
personas jurídicas que autoriza el organismo de contralor de los mercados de valores,
que debe establecer los requisitos que deben cumplir.
El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar cualquier conflicto de
intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato.
ARTÍCULO 1674.- Pauta de actuación. Solidaridad. El fiduciario debe cumplir las
obligaciones impuestas por la ley y por el contrato con la prudencia y diligencia del buen
hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. En caso de
designarse a más de un fiduciario para que actúen simultáneamente, sea en forma
conjunta o indistinta, su responsabilidad es solidaria por el cumplimiento de
las obligaciones resultantes del fideicomiso.
ARTÍCULO 1675.- Rendición de cuentas. La rendición de cuentas puede ser solicitada por
el beneficiario, por el fiduciante o por el fideicomisario, en su caso, conforme a la ley y a
las previsiones contractuales; deben ser rendidas con una periodicidad no mayor a un
año.
ARTÍCULO 1676.- Dispensas prohibidas. El contrato no puede dispensar al fiduciario de la
obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo en que puedan incurrir él o sus
dependientes, ni de la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos.
ARTÍCULO 1677.- Reembolso de gastos. Retribución. Excepto estipulación en contrario, el
fiduciario tiene derecho al reembolso de los gastos y a una retribución, ambos a cargo de
quien o quienes se estipula en el contrato. Si la retribución no se fija en el contrato, la
debe fijar el juez teniendo en consideración la índole de la encomienda, la importancia de
los deberes a cumplir, la eficacia de la gestión cumplida y las demás circunstancias en
que actúa el fiduciario.
ARTÍCULO 1678.- Cese del fiduciario. El fiduciario cesa por:
a. remoción judicial por incumplimiento de sus obligaciones o por hallarse imposibilitado
material o jurídicamente para el desempeño de su función, a instancia del fiduciante; o a
pedido del beneficiario o del fideicomisario, con citación del fiduciante;
b. incapacidad, inhabilitación y capacidad restringida judicialmente declaradas, y muerte,
si es una persona humana;
c. disolución, si es una persona jurídica; esta causal no se aplica en casos de fusión o
absorción, sin perjuicio de la aplicación del inciso a), en su caso;

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d. quiebra o liquidación;
e. renuncia, si en el contrato se la autoriza expresamente, o en caso de causa grave o
imposibilidad material o jurídica de desempeño de la función; la renuncia tiene efecto
después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario
sustituto.
ARTÍCULO 1679.- Sustitución del fiduciario. Producida una causa de cese del fiduciario,
lo reemplaza el sustituto indicado en el contrato o el designado de acuerdo al
procedimiento previsto por él. Si no lo hay o no acepta, el juez debe designar como
fiduciario a una de las entidades autorizadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 1690.
En caso de muerte del fiduciario, los interesados pueden prescindir de la intervención
judicial, otorgando los actos necesarios para la transferencia de bienes.
En los restantes casos de los incisos b), c) y d) del artículo 1678, cualquier interesado
puede solicitar al juez la comprobación del acaecimiento de la causal y la indicación del
sustituto o el procedimiento para su designación, conforme con el contrato o la ley, por el
procedimiento más breve previsto por la ley procesal local. En todos los supuestos del
artículo 1678 el juez puede, a pedido del fiduciante, del beneficiario,
del fideicomisario o de un acreedor del patrimonio separado, designar un fiduciario
judicial provisorio o dictar medidas de protección del patrimonio, si hay peligro en la
demora.
Si la designación del nuevo fiduciario se realiza con intervención judicial, debe ser oído el
fiduciante.
Los bienes fideicomitidos deben ser transmitidos al nuevo fiduciario. Si son registrables
es forma suficiente del título el instrumento judicial, notarial o privado autenticado, en los
que conste la designación del nuevo fiduciario. La toma de razón también puede ser
rogada por el nuevo fiduciario.

2.- ESPECIALES:
2.-ARTÍCULO 1680.- Fideicomiso en garantía. Si el fideicomiso se constituye con fines
de garantía, el fiduciario puede aplicar las sumas de dinero que ingresen al patrimonio,
incluso por cobro judicial o extrajudicial de los créditos o derechos fideicomitidos, al pago
de los créditos garantizados. Respecto de otros bienes, para ser aplicados a la garantía el
fiduciario puede disponer de ellos según lo dispuesto en el contrato y, en defecto de
convención, en forma privada o judicial, asegurando un mecanismo que procure obtener
el mayor valor posible de los bienes.
ARTÍCULO 1681.- Aceptación del beneficiario y del fideicomisario. Fraude. Para recibir las
prestaciones del fideicomiso, el beneficiario y el fideicomisario deben aceptar su calidad
de tales.
La aceptación se presume cuando intervienen en el contrato de fideicomiso, cuando
realizan actos que inequívocamente la suponen o son titulares de certificados de
participación o de títulos de deuda en los fideicomisos financieros.
No mediando aceptación en los términos indicados, el fiduciario puede requerirla
mediante acto auténtico fijando a tal fin un plazo prudencial. No producida la aceptación,
debe solicitar al juez que la requiera sin otra substanciación, fijando a tal fin el modo de
notificación al interesado que resulte más adecuado.
El beneficiario y el fideicomisario pueden, en la medida de su interés, reclamar por el
debido cumplimiento del contrato y la revocación de los actos realizados por el fiduciario
en fraude de sus intereses, sin perjuicio de los derechos de los terceros interesados de
buena fe.

Efectos
ARTÍCULO 1682.- Propiedad fiduciaria. Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una
propiedad fiduciaria, regida por las disposiciones de este Capítulo y por las que
correspondan a la naturaleza de los bienes.
ARTÍCULO 1683.- Efectos frente a terceros. El carácter fiduciario de la propiedad tiene
efectos frente a terceros desde el momento en que se cumplen los requisitos exigidos de
acuerdo con la naturaleza de los bienes respectivos.

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ARTÍCULO 1684.- Registración. Bienes incorporados. Si se trata de bienes registrables, los
registros correspondientes deben tomar razón de la calidad fiduciaria de la propiedad a
nombre del fiduciario.
Excepto estipulación en contrario del contrato, el fiduciario adquiere la propiedad
fiduciaria de los frutos y productos de los bienes fideicomitidos y de los bienes que
adquiera con esos frutos y productos o por subrogación real respecto de todos esos
bienes, debiéndose dejar constancia de ello en el título para la adquisición y en los
registros pertinentes.
ARTÍCULO 1685.- Patrimonio separado. Seguro. Los bienes fideicomitidos constituyen un
patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del
fideicomisario.
Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro
contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del
fideicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que
establezca la reglamentación y, en defecto de ésta, los que sean razonables. El fiduciario
es responsable en los términos de los artículos 1757 y concordantes cuando no haya
contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos.
ARTÍCULO 1686.- Acción por acreedores. Los bienes fideicomitidos quedan exentos de la
acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco pueden agredir los
bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo las acciones por
fraude y de ineficacia concursal. Los acreedores del beneficiario y del fideicomisario
pueden subrogarse en los derechos de su deudor.
ARTÍCULO 1687.- Deudas. Liquidación. Los bienes del fiduciario no responden por las
obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo son satisfechas con
los bienes fideicomitidos. Tampoco responden por esas obligaciones el fiduciante, el
beneficiario ni el fideicomisario, excepto compromiso expreso de éstos.
Lo dispuesto en este artículo no impide la responsabilidad del fiduciario por aplicación de
los principios generales, si así corresponde.
La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones, no da lugar
a la declaración de su quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el
fiduciante o el beneficiario según previsiones contractuales, procede su liquidación, la
que está a cargo del juez competente, quien debe fijar el procedimiento sobre la base de
las normas previstas para concursos y quiebras, en lo que sea pertinente.
ARTÍCULO 1688.- Actos de disposición y gravámenes. El fiduciario puede disponer o
gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso, sin que sea
necesario el consentimiento del fiduciante, del beneficiario o del fideicomisario.
El contrato puede prever limitaciones a estas facultades, incluso la prohibición de
enajenar, las que, en su caso, deben ser inscriptas en los registros correspondientes a
cosas registrables. Dichas limitaciones no son oponibles a terceros interesados de buena
fe, sin perjuicio de los derechos respecto del fiduciario.
Si se nombran varios fiduciarios, se configura un condominio en función de lo previsto en
el artículo 1674, los actos de disposición deben ser otorgados por todos conjun- tamente,
excepto pacto en contrario, y ninguno de ellos puede ejercer la acción de partición
mientras dure el fideicomiso.
Quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con lo
previsto en esta norma.
ARTÍCULO 1689.- Acciones. El fiduciario está legitimado para ejercer todas las acciones
que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, contra terceros, el
fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario.
El juez puede autorizar al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario, a ejercer acciones
en sustitución del fiduciario, cuando éste no lo haga sin motivo suficiente.

Fideicomiso financiero
ARTÍCULO 1690.- Definición. Fideicomiso financiero es el contrato de fideicomiso sujeto a
las reglas precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad
especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de valores para

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actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares de los títulos valores
garantizados con los bienes transmitidos.
ARTÍCULO 1691.- Títulos valores. Ofertas al público. Los títulos valores referidos en el
artículo 1690 pueden ofrecerse al público en los términos de la normativa sobre
oferta pública de títulos valores. En ese supuesto, el organismo de contralor de los
mercados de valores debe ser autoridad de aplicación respecto de los fideicomisos
financieros, quien puede dictar normas reglamentarias que incluyan la determinación de
los requisitos a cumplir para actuar como fiduciario.
ARTÍCULO 1692.- Contenido del contrato de fideicomiso financiero. Además de las
exigencias de contenido generales previstas en el artículo 1667, el contrato de
fideicomiso financiero debe contener los términos y condiciones de emisión de los títulos
valores, las reglas para la adopción de decisiones por parte de los beneficiarios que
incluyan las previsiones para el caso de insuficiencia o insolvencia del patrimonio
fideicomitido, y la denominación o identificación particular del fideicomiso financiero.

Certificados de participación y títulos de deuda


ARTÍCULO 1693.- Emisión y caracteres. Certificados globales. Sin perjuicio de la
posibilidad de emisión de títulos valores atípicos, en los términos del artículo 1820, los
certificados de participación son emitidos por el fiduciario. Los títulos representativos de
deuda garantizados por los bienes fideicomitidos pueden ser emitidos por el fiduciario o
por terceros. Los certificados de participación y los títulos representativos de deuda
pueden ser al portador, nominativos endosables o nominativos no endosables, cartulares
o escriturales, según lo permita la legislación pertinente. Los certificados deben ser
emitidos sobre la base de un prospecto en el que consten las condiciones de la emisión,
las enunciaciones necesarias para identificar el fideicomiso al que pertenecen, y la
descripción de los derechos que confieren.
Pueden emitirse certificados globales de los certificados de participación y de los títulos
de deuda, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. A tal fin se consideran
definitivos, negociables y divisibles.
ARTÍCULO 1694.- Clases. Series. Pueden emitirse diversas clases de certificados de
participación o títulos representativos de deuda, con derechos diferentes. Dentro de cada
clase se deben otorgar los mismos derechos. La emisión puede dividirse en series.
Los títulos representativos de deuda dan a sus titulares el derecho a reclamar por vía
ejecutiva.
Asambleas de tenedores de títulos representativos
de deuda o certificados de participación
ARTÍCULO 1695.- Asambleas. En ausencia de disposiciones contractuales en contrario, o
reglamentaciones del organismo de contralor de los mercados de valores, en los
fideicomisos financieros con oferta pública las decisiones colectivas de los beneficiarios
del fideicomiso financiero se deben adoptar por asamblea, a la que se aplican las reglas
de convocatoria, quórum, funcionamiento y mayorías de las sociedades anónimas,
excepto en el caso en que se trate la insuficiencia del patrimonio fideicomitido o la
reestructuración de sus pagos a los beneficiarios. En este último supuesto, se aplican las
reglas de las asambleas extraordinarias de sociedades anónimas, pero ninguna decisión
es válida sin el voto favorable de tres cuartas partes de los títulos emitidos y en
circulación.
ARTÍCULO 1696.- Cómputo. En el supuesto de existencia de títulos representativos de
deuda y certificados de participación en un mismo fideicomiso financiero, el cómputo del
quórum y las mayorías se debe hacer sobre el valor nominal conjunto de los títulos
valores en circulación. Sin embargo, excepto disposición en contrario en el contrato,
ninguna decisión vinculada con la insuficiencia del patrimonio fideicomitido o la
reestructuración de pagos a los beneficiarios es válida sin el voto favorable de tres
cuartas partes de los títulos representativos de deuda emitidos y en circulación, excluidos
los títulos representativos de deuda subordinados.

Extinción del fideicomiso


ARTÍCULO 1697.- Causales. El fideicomiso se extingue por:

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a. el cumplimiento del plazo o la condición a que se ha sometido, o el vencimiento del
plazo máximo legal;
b. la revocación del fiduciante, si se ha reservado expresamente esa facultad; la
revocación no tiene efecto retroactivo; la revocación es ineficaz en los fideicomisos
financieros después de haberse iniciado la oferta pública de los certificados de
participación o de los títulos de deuda;
c. cualquier otra causal prevista en el contrato.
ARTÍCULO 1698.- Efectos. Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está
obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, a
otorgar
los instrumentos y a contribuir a las inscripciones registrales que correspondan.
Fideicomiso testamentario
ARTÍCULO 1699.- Reglas aplicables. El fideicomiso también puede constituirse por
testamento, el que debe contener, al menos, las enunciaciones requeridas por el artículo
1667.
Se aplican los artículos 2448 y 2493 y las normas de este Capítulo; las referidas al
contrato de fideicomiso deben entenderse relativas al testamento.
En caso de que el fiduciario designado no acepte su designación se aplica lo dispuesto en
el 1679.
El plazo máximo previsto en el artículo 1668 se computa a partir de la muerte del
fiduciante.
ARTÍCULO 1700.- Nulidad. Es nulo el fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario
esté obligado a mantener o administrar el patrimonio fideicomitido para ser transmitido
únicamente a su muerte a otro fiduciario de existencia actual o futura.

Dominio fiduciario
ARTÍCULO 1701.- Dominio fiduciario. Definición. Dominio fiduciario es el que se adquiere
con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a
durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a
quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.
ARTÍCULO 1702.- Normas aplicables. Son aplicables al dominio fiduciario las normas que
rigen los derechos reales en general y, en particular, el dominio, previstas en los Títulos I
y III del Libro Cuarto de este Código.
ARTÍCULO 1703.- Excepciones a la normativa general. El dominio fiduciario hace
excepción a la normativa general del dominio y, en particular, del dominio imperfecto en
cuanto es posible incluir en el contrato de fideicomiso las limitaciones a las facultades del
propietario contenidas en las disposiciones del Capítulo 30 y del presente Capítulo.
ARTÍCULO 1704.- Facultades. El titular del dominio fiduciario tiene las facultades del
dueño perfecto, en tanto los actos jurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso y
a las disposiciones contractuales pactadas.
ARTÍCULO 1705.- Irretroactividad. La extinción del dominio fiduciario no tiene efecto
retroactivo respecto de los actos realizados por el fiduciario, excepto que no se ajusten a
los fines del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas, y que el tercer
adquirente carezca de buena fe y título oneroso.
ARTÍCULO 1706.- Readquisición del dominio perfecto. Producida la extinción del
fideicomiso, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a
nombre del dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la
inscripción constitutiva, se requiere inscribir la readquisición; si la inscripción no es
constitutiva, se requiere a efecto de su oponibilidad.
ARTÍCULO 1707.- Efectos. Cuando la extinción no es retroactiva son oponibles al dueño
perfecto todos los actos realizados por el titular del dominio fiduciario. Si la extinción es
retroactiva el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos
realizados.

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UNIDAD XVI

UNIDAD XVI: Contratos de distribución


1.- Contrato de distribución en sentido amplio: Definición. Función económica. Caracteres
tipificantes comunes. Conclusión del contrato.

2.- Contrato de agencia: Definición. Función económica. Distinción con otras figuras.
Forma. Plazo. Derechos y obligaciones de las partes. Garantía del Agente. Remuneración
del Agente. Conclusión del contrato: causales, preaviso. Compensación por clientela.

3.- Contrato de concesión: Definición. Caracteres. Plazo. Derechos y obligaciones de las


partes. Conclusión del contrato: causales. Aplicación de normas a otros contratos.

4.- Contrato de franquicia: Definición, clases. Partes. Plazo. Obligaciones y derechos de


las partes. Responsabilidades. Cláusulas especiales. Conclusión del contrato: reglas.

5.- Centro de compras o Shopping Center. Definición, naturaleza jurídica, objeto.

6.- Sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados (Resolución General


26/2004 IGPJ). Definición. Disposiciones Generales. Planes de Ahorro Previo por Círculos o
Grupos Cerrados y Abiertos. Distintas modalidades. Planes de capitalización.

Contrato de distribución

Concepto: Contrato en virtud del cual el distribuidor se obliga a adquirir del distribuído,
mercaderías de consumo masivo, para su posterior colocación en el mercado, por cuneta
y riesgo propio, estipulándose como contraprestación de la intermediación un beneficio
o margen de reventa.

Partes

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a. Productor, fabricante o distribuído: Produce los bienes y servicios y los provee con
carácter estable y duradero

 Obligaciones:

- Entregar bienes pactados en el tiempo forma y lugar


determinados

- Respetar pacto exclusividad

- Garantía evicción y vicios redhibitorios


(responsabilidad objetiva)

- Derecho a fijar precios

- Publicidad

b. Distribuidor: Adquiere los bienes y servicios para su comercialización en el


mercado. Compromete toda su estructura a la venta. Es autónomo e
independiente. Es responsable por la calidad de los productos.

 Obligaciones:

- Pagar precio mercadería

- Poner estructura al servicio del fin del contrato

- Respetar pacto exclusividad

o No adquirir los mismos bienes de


terceros
o No vender fuera de la zona

o No producir el producto (competencia)

- Efectuar la publicidad necesaria para la colocación


del producto

- Aceptar la fiscalización del distribuído

- Mantener un stock determinado

- Realizar estudios de mercado

- Responsabilidad por evicción y vicios redhibitorios


(verificar el estado de las cosas compradas)

3. Caracteres

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 Consensual: Se perfecciona con el consentimineto (1140)
 Bilateral: Obligaciones de ambas partes (1138)

 Oneroso: Ventajas recíprocas (1139)

 Conmutativo: Las partes conocen las ventajas y sacrificios de antemano (2051)

 Nominado: Nomen Iuris (1143)

 Atípico

 No formal

 De Adhesión

 Normativo: Regula futuras negociaciones

 Intuito Personae: Se considera la aptitud de las partes

 De tracto sucesivo: Obligaciones extendidas en el tiampo (gral. por un año)

 De colaboración

 Comercial

4. Elementos Generales

 Consentimiento: Contrato de adhesión


 Objeto:
-Venta de productos manufacturados
-Distribución películas

 Causa: Comercialización bienes y servicios


-Distribuidor: Diferencia precio: Ganancia
-Distribuído: Evitar costo estructura de ventas

5. Elementos particulares

a. Intermediación
b. Distribuidor: Actua en nombre y riesgo propio
c. Planificación comercial (precio por unidad, régimen de mercado, stock)
d. Margen de reventa: Ganancia distribuidor
e. Exclusividad: Pacto expreso

6. Extinción

 Causas ordinarias
 Plazo determinado: Solo puede extinguirse anticipadamente por:
 Causal de resolución expresamente prevista

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 Quiebra o Concurso preventivo de cualquiera de las
partes
 Muerte o pérdida de capacidad de cualquiera de las
partes
 Transmición del fondo de comercio
 Cambio de actividad o transoformación de la sociedad
 Condenas penales
 No colocación mínima de productos
 Cambio en la calidad del producto
 Incumplimiento de una de las partes
 Plazo indeterminado: Las partes pueden denunciarlo en
cualquier momento con el preaviso necesario

2.-agencia ARTÍCULO 1479.- Definición y forma. Hay contrato de agencia cuando una
parte,
denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada
preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie
relación laboral alguna, mediante una retribución.
El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni
representa al preponente.
El contrato debe instrumentarse por escrito.

ARTÍCULO 1480.- Exclusividad. El agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los


negocios, en la zona geográfica, o respecto del grupo de personas, expresamente
determinados en el contrato.
ARTÍCULO 1481.- Relación con varios empresarios. El agente puede contratar sus
servicios con varios empresarios. Sin embargo, no puede aceptar operaciones del mismo
ramo de negocios o en competencia con las de uno de sus preponentes, sin que éste lo
autorice expresamente.
ARTÍCULO 1482.- Garantía del agente. El agente no puede constituirse en garante de la
cobranza del comprador presentado al empresario, sino hasta el importe de la comisión
que se le puede haber adelantado o cobrado, en virtud de la operación concluida por el
principal.
ARTÍCULO 1483.- Obligaciones del agente. Son obligaciones del agente:
a. velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe en el ejercicio de sus
actividades;
b. ocuparse con la diligencia de un buen hombre de negocios de la promoción y, en su
caso, de la conclusión de los actos u operaciones que le encomendaron;
c. cumplir su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresario y
transmitir a éste toda la información de la que disponga relativa a su gestión;
d. informar al empresario, sin retraso, de todos los negocios tratados o concluidos y, en
particular, lo relativo a la solvencia de los terceros con los que se proponen o se
concluyen operaciones;
e. recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios
de calidad o cantidad de los bienes vendidos o de los servicios prestados como
consecuencia de las operaciones promovidas, aunque él no las haya concluido, y
transmitírselas de inmediato;
f. asentar en su contabilidad en forma independiente los actos u operaciones relativos a
cada empresario por cuya cuenta actúe.
ARTÍCULO 1484.- Obligaciones del empresario. Son obligaciones del empresario:

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a. actuar de buena fe, y hacer todo aquello que le incumbe, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, para permitir al agente el ejercicio normal de su actividad;
b. poner a disposición del agente con suficiente antelación y en la cantidad apropiada,
muestras, catálogos, tarifas y demás elementos de que se disponga y sean necesarios
para el desarrollo de las actividades del agente;
c. pagar la remuneración pactada;
d. comunicar al agente, dentro del plazo de uso o, en su defecto, dentro de los quince
días hábiles de su conocimiento, la aceptación o rechazo de la propuesta que le haya sido
transmitida;
e. comunicar al agente, dentro del plazo de uso o, en su defecto, dentro de los quince
días hábiles de la recepción de la orden, la ejecución parcial o la falta de ejecución del
negocio propuesto.
ARTÍCULO 1485.- Representación del agente. El agente no representa al empresario a los
fines de la conclusión y ejecución de los contratos en los que actúa, excepto para recibir
las reclamaciones de terceros previstas en el artículo 1483, inciso e). El agente debe
tener poder especial para cobrar los créditos resultantes de su gestión,
pero en ningún caso puede conceder quitas o esperas ni consentir acuerdos,
desistimientos o avenimientos concursales, sin facultades expresas, de carácter especial,
en las que conste en forma específica el monto de la quita o el plazo de la espera. Se
prohíbe al agente desistir de la cobranza de un crédito del empresario en forma total o
parcial.
ARTÍCULO 1486.- Remuneración. Si no hay un pacto expreso, la remuneración del agente
es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos
y, en su caso, concluidos por el agente, conforme con los usos y prácticas del lugar de
actuación del agente.
ARTÍCULO 1487.- Base para el cálculo. Cualquiera sea la forma de la retribución pactada,
el agente tiene derecho a percibirla por las operaciones concluidas con su intervención,
durante la vigencia del contrato de agencia y siempre que el precio sea cobrado por el
empresario. En las mismas condiciones también tiene derecho:
a. si existen operaciones concluidas con posterioridad a la finalización del contrato de
agencia;
b. si el contrato se concluye con un cliente que el agente presentara anteriormente para
un negocio análogo, siempre que no haya otro agente con derecho a remuneración;
c. si el agente tiene exclusividad para una zona geográfica o para un grupo determinado
de personas, cuando el contrato se concluye con una persona perteneciente a dicha zona
o grupo, aunque el agente no lo promueva, excepto pacto especial y expreso en
contrario.
ARTÍCULO 1488.- Devengamiento de la comisión. El derecho a la comisión surge al
momento de la conclusión del contrato con el tercero y del pago del precio al empresario.
La comisión debe ser liquidada al agente dentro de los veinte días hábiles contados a
partir del pago total o parcial del precio al empresario.
Cuando la actuación del agente se limita a la promoción del contrato, la orden
transmitida al empresario se presume aceptada, a los fines del derecho a percibir en el
futuro la remuneración, excepto rechazo o reserva formulada por éste en el término
previsto en el artículo 1484, inciso d).
ARTÍCULO 1489.- Remuneración sujeta a ejecución del contrato. La cláusula que
subordina la percepción de la remuneración, en todo o en parte, a la ejecución del
contrato, es válida si ha sido expresamente pactada.
ARTÍCULO 1490.- Gastos. Excepto pacto en contrario, el agente no tiene derecho al
reembolso de gastos que le origine el ejercicio de su actividad.
ARTÍCULO 1491.- Plazo. Excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de
agencia se celebra por tiempo indeterminado. La continuación de la relación con
posterioridad al vencimiento de un contrato de agencia con plazo determinado, lo
transforma en contrato por tiempo indeterminado.
ARTÍCULO 1492.- Preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado,
cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso.
El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato.

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El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que
aquél opera.
Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada
transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de
preaviso debe computarse la duración limitada que le precede.
Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este
artículo.
ARTÍCULO 1493.- Omisión de preaviso. En los casos del artículo 1492, la omisión del
preaviso, otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas
de percibir en el periodo.
ARTÍCULO 1494.- Resolución. Otras causales. El contrato de agencia se resuelve por:
a. muerte o incapacidad del agente;
b. disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, que no deriva de fusión
o escisión;
c. quiebra firme de cualquiera de las partes;
d. vencimiento del plazo;
e. incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, de forma de
poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atender
con exactitud las obligaciones sucesivas;
f. disminución significativa del volumen de negocios del agente.
ARTÍCULO 1495.- Manera en que opera la resolución. En los casos previstos en los incisos
a) a d) del artículo 1494, la resolución opera de pleno derecho, sin necesidad de preaviso
ni declaración de la otra parte, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1492 para el
supuesto de tiempo indeterminado.
En el caso del inciso e) del artículo 1494, cada parte puede resolver directamente el
contrato.
En el caso del inciso f) del artículo 1494, se aplica el artículo 1492, excepto que el agente
disminuya su volumen de negocios durante dos ejercicios consecutivos, en cuyo caso el
plazo de preaviso no debe exceder de dos meses, cualesquiera haya sido la duración del
contrato, aun cuando el contrato sea de plazo determinado.
ARTÍCULO 1496.- Fusión o escisión. El contrato se resuelve si la persona jurídica que ha
celebrado el contrato se fusiona o se escinde y cualquiera de estas dos circunstancias
causa un detrimento sustancial en la posición del agente. Se deben las indemnizaciones
del artículo 1497 y, en su caso, las del artículo 1493.
ARTÍCULO 1497.- Compensación por clientela. Extinguido el contrato, sea por tiempo
determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado
significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una
compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales
a éste.
En caso de muerte del agente ese derecho corresponde a sus herederos.
A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder del
importe equivalente a un año de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el valor
de las percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el período
de duración del contrato, si éste es inferior.
Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños derivados de
la ruptura por culpa del empresario.
ARTÍCULO 1498.- Compensación por clientela. Excepciones. No hay derecho a
compensación si:
a. el empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente;
b. el agente pone fin al contrato, a menos que la terminación esté justificada por
incumplimiento del empresario; o por la edad, invalidez o enfermedad del agente, que no
permiten exigir razonablemente la continuidad de sus actividades. Esta facultad puede
ser ejercida por ambas partes.
ARTÍCULO 1499.- Cláusula de no competencia. Las partes pueden pactar cláusulas de no
competencia del agente para después de la finalización del contrato, si éste prevé la
exclusividad del agente en el ramo de negocios del empresario. Son válidas en tanto no
excedan de un año y se apliquen a un territorio o grupo de personas que

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resulten razonables, habida cuenta de las circunstancias.
ARTÍCULO 1500.- Subagencia. El agente no puede, excepto consentimiento expreso del
empresario, instituir subagentes. Las relaciones entre agente y subagente son regidas
por este Capítulo. El agente responde solidariamente por la actuación del subagente, el
que, sin embargo, no tiene vínculo directo con el empresario.
ARTÍCULO 1501.- Casos excluidos. Las normas de este Capítulo no se aplican a los
agentes de bolsa o de mercados de valores, de futuros y opciones o derivados; a los
productores o agentes de seguros; a los agentes financieros, o cambiarios, a los agentes
marítimos o aeronáuticos y a los demás grupos regidos por leyes especiales en cuanto a
las operaciones que efectúen.

3.- Contrato de concesión :

ARTÍCULO 1502.- Definición. Hay contrato de concesión cuando el concesionario, que


actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una
retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías
provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios
según haya sido convenido.
ARTÍCULO 1503.- Exclusividad. Mercaderías. Excepto pacto en contrario:
a. la concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o zona de influencia
determinados. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio o
zona y el concesionario no puede, por sí o por interpósita persona, ejercer actos propios
de la concesión fuera de esos límites o actuar en actividades competitivas;
b. la concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el
concedente, incluso los nuevos modelos.
ARTÍCULO 1504.- Obligaciones del concedente. Son obligaciones del concedente:
a. proveer al concesionario de una cantidad mínima de mercaderías que le permita
atender adecuadamente las expectativas de venta en su territorio o zona, de acuerdo con
las pautas de pago, de financiación y garantías previstas en el contrato.
El contrato puede prever la determinación de objetivos de ventas, los que deben ser
fijados y comunicados al concesionario de acuerdo con lo convenido;
b. respetar el territorio o zona de influencia asignado en exclusividad al concesionario.
Son válidos los pactos que, no obstante la exclusividad, reserva para el concedente cierto
tipo de ventas directas o modalidades de ventas especiales;
c. proveer al concesionario la información técnica y, en su caso, los manuales y la
capacitación de personal necesarios para la explotación de la concesión;
d. proveer durante un período razonable, en su caso, repuestos para los productos
comercializados;
e. permitir el uso de marcas, enseñas comerciales y demás elementos distintivos, en la
medida necesaria para la explotación de la concesión y para la publicidad del
concesionario dentro de su territorio o zona de influencia.
ARTÍCULO 1505.- Obligaciones del concesionario. Son obligaciones del concesionario:
a. comprar exclusivamente al concedente las mercaderías y, en su caso, los repuestos
objeto de la concesión, y mantener la existencia convenida de ellos o, en defecto de
convenio, la cantidad suficiente para asegurar la continuidad de los negocios y la
atención del público consumidor;
b. respetar los límites geográficos de actuación y abstenerse de comercializar
mercaderías fuera de ellos, directa o indirectamente por interpósita persona;
c. disponer de los locales y demás instalaciones y equipos que resulten necesarios para el
adecuado cumplimiento de su actividad;
d. prestar los servicios de preentrega y mantenimiento de las mercaderías, en caso de
haberlo así convenido;
e. adoptar el sistema de ventas, de publicidad y de contabilidad que fije el concedente;
f. capacitar a su personal de conformidad con las normas del concedente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso a) de este artículo, el concesionario puede
vender mercaderías del mismo ramo que le hayan sido entregadas en parte de pago de
las que comercialice por causa de la concesión, así como financiar unas y otras y vender,

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exponer o promocionar otras mercaderías o servicios que se autoricen por el contrato,
aunque no sean accesorios de las mercaderías objeto de la concesión ni estén destinados
a ella.
ARTÍCULO 1506.- Plazos. El plazo del contrato de concesión no puede ser inferior a cuatro
años. Pactado un plazo menor o si el tiempo es indeterminado, se entiende convenido por
cuatro años.
Excepcionalmente, si el concedente provee al concesionario el uso de las instalaciones
principales suficientes para su desempeño, puede preverse un plazo menor, no inferior a
dos años.
La continuación de la relación después de vencido el plazo determinado por el contrato o
por la ley, sin especificarse antes el nuevo plazo, lo transforma en contrato por tiempo
indeterminado.
ARTÍCULO 1507.- Retribución. Gastos. El concesionario tiene derecho a una retribución,
que puede consistir en una comisión o un margen sobre el precio de las unidades
vendidas por él a terceros o adquiridas al concedente, o también en cantidades fijas u
otras formas convenidas con el concedente.
Los gastos de explotación están a cargo del concesionario, excepto los necesarios para
atender los servicios de preentrega o de garantía gratuita a la clientela, en su caso, que
deben ser pagados por el concedente conforme a lo pactado.
ARTÍCULO 1508.- Rescisión de contratos por tiempo indeterminado. Si el contrato de
concesión es por tiempo indeterminado:
a. son aplicables los artículos 1492 y 1493;
b. el concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario
haya adquirido conforme con las obligaciones pactadas en el contrato y que tenga en
existencia al fin del período de preaviso, a los precios ordinarios de venta a los
concesionarios al tiempo del pago.
ARTÍCULO 1509.- Resolución del contrato de concesión. Causales. Al contrato de
concesión se aplica el artículo 1494.
ARTÍCULO 1510.- Subconcesionarios. Cesión del contrato. Excepto pacto en contrario, el
concesionario no puede designar subconcesionarios, agentes o intermediarios de venta,
ni cualquiera de las partes puede ceder el contrato.
ARTÍCULO 1511.- Aplicación a otros contratos. Las normas de este Capítulo se aplican a:
a. los contratos por los que se conceda la venta o comercialización de software o de
procedimientos similares;
b. los contratos de distribución, en cuanto sean pertinentes.

4.- Contrato de Franquicia


ARTÍCULO 1512.- Concepto. Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada
franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema
probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre
comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de
conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra
una prestación directa o indirecta del franquiciado.
El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales,
marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el
sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al
franquiciado en los términos del contrato.
El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en
el negocio del franquiciado.
ARTÍCULO 1513.- Definiciones. A los fines de la interpretación del contrato se entiende
que:
a. franquicia mayorista es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a una
persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación nacional o regional o
provincial con derecho de nombrar subfranquiciados, el uso de sus marcas y sistema de
franquicias bajo contraprestaciones específicas;
b. franquicia de desarrollo es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a un
franquiciado denominado desarrollador el derecho a abrir múltiples negocios

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franquiciados bajo el sistema, método y marca del franquiciante en una región o en el
país durante un término prolongado no menor a cinco años, y en el que todos los locales
o negocios que se abren dependen o están controlados, en caso de que se constituyan
como sociedades, por el desarrollador, sin que éste tenga el derecho de ceder su posición
como tal o subfranquiciar, sin el consentimiento
del franquiciante;
c. sistema de negocios: es el conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia
acumulada por el franquiciante, no patentado, que ha sido debidamente probado,
secreto, sustancial y transmisible. Es secreto cuando en su conjunto o la configuración de
sus componentes no es generalmente conocida o fácilmente accesible.
Es sustancial cuando la información que contiene es relevante para la venta o prestación
de servicios y permite al franquiciado prestar sus servicios o vender los productos
conforme con el sistema de negocios. Es transmisible cuando su descripción es suficiente
para permitir al franquiciado desarrollar su negocio de conformidad a las pautas creadas
o desarrolladas por el franquiciante.
ARTÍCULO 1514.- Obligaciones del franquiciante. Son obligaciones del franquiciante:
a. proporcionar, con antelación a la firma del contrato, información económica y
financiera sobre la evolución de dos años de unidades similares a la ofrecida en
franquicia, que hayan operado un tiempo suficiente, en el país o en el extranjero;
b. comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun cuando no estén
patentados, derivados de la experiencia del franquiciante y comprobados por éste como
aptos para producir los efectos del sistema franquiciado;
c. entregar al franquiciado un manual de operaciones con las especificaciones útiles para
desarrollar la actividad prevista en el contrato;
d. proveer asistencia técnica para la mejor operatividad de la franquicia durante la
vigencia del contrato;
e. si la franquicia comprende la provisión de bienes o servicios a cargo del franquiciante o
de terceros designados por él, asegurar esa provisión en cantidades adecuadas y a
precios razonables, según usos y costumbres comerciales locales o internacionales;
f. defender y proteger el uso por el franquiciado, en las condiciones del contrato, de los
derechos referidos en el artículo 1512, sin perjuicio de que:
i. en las franquicias internacionales esa defensa está contractualmente a cargo del
franquiciado, a cuyo efecto debe ser especialmente apoderado sin perjuicio de la
obligación del franquiciante de poner a disposición del franquiciado, en tiempo propio, la
documentación y demás elementos necesarios para ese
cometido;
ii. en cualquier caso, el franquiciado está facultado para intervenir como interesado
coadyuvante, en defensa de tales derechos, en las instancias administrativas o judiciales
correspondientes, por las vías admitidas por la ley procesal, y en la medida que ésta lo
permita.
ARTÍCULO 1515.- Obligaciones del franquiciado. Son obligaciones mínimas del
franquiciado:
a. desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia, cumplir las
especificaciones del manual de operaciones y las que el franquiciante le comunique en
cumplimiento de su deber de asistencia técnica;
b. proporcionar las informaciones que razonablemente requiera el franquiciante para el
conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar las inspecciones que se hayan
pactado o que sean adecuadas al objeto de la franquicia;
c. abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del
sistema de franquicia que integra o de los derechos mencionados en el artículo 1512,
segundo párrafo, y cooperar, en su caso, en la protección de esos derechos;
d. mantener la confidencialidad de la información reservada que integra el conjunto de
conocimientos técnicos transmitidos y asegurar esa confidencialidad respecto de las
personas, dependientes o no, a las que deban comunicarse para el desarrollo de las
actividades. Esta obligación subsiste después de la expiración del
contrato;

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e. cumplir con las contraprestaciones comprometidas, entre las que pueden pactarse
contribuciones para el desarrollo del mercado o de las tecnologías vinculadas a la
franquicia.
ARTÍCULO 1516.- Plazo. Es aplicable el artículo 1506, primer párrafo. Sin embargo, un
plazo inferior puede ser pactado si se corresponde con situaciones especiales como ferias
o congresos, actividades desarrolladas dentro de predios o emprendimientos que tienen
prevista una duración inferior, o similares. Al vencimiento del plazo, el contrato se
entiende prorrogado tácitamente por plazos sucesivos de un año, excepto expresa
denuncia de una de las partes antes de cada vencimiento con treinta días de antelación.
A la segunda renovación, se transforma en contrato por tiempo indeterminado.
ARTÍCULO 1517.- Cláusulas de exclusividad. Las franquicias son exclusivas para ambas
partes. El franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo
territorio, excepto con el consentimiento del franquiciado. El franquiciado debe
desempeñarse en los locales indicados, dentro del territorio concedido o, en su defecto,
en su zona de influencia, y no puede operar por sí o por interpósita persona unidades de
franquicia o actividades que sean competitivas. Las partes pueden limitar o excluir la
exclusividad.
ARTÍCULO 1518.- Otras cláusulas. Excepto pacto en contrario:
a. el franquiciado no puede ceder su posición contractual ni los derechos que emergen
del contrato mientras está vigente, excepto los de contenido dinerario. Esta disposición
no se aplica en los contratos de franquicia mayorista destinados a que el franquiciado
otorgue a su vez subfranquicias, a esos efectos. En tales supuestos, debe contar con la
autorización previa del franquiciante para otorgar subfranquicias en las condiciones que
pacten entre el franquiciante y el franquiciado principal;
b. el franquiciante no puede comercializar directamente con los terceros, mercaderías o
servicios comprendidos en la franquicia dentro del territorio o zona de influencia del
franquiciado;
c. el derecho a la clientela corresponde al franquiciante. El franquiciado no puede mudar
la ubicación de sus locales de atención o fabricación.
ARTÍCULO 1519.- Cláusulas nulas. No son válidas las cláusulas que prohíban al
franquiciado:
a. cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante mencionado en el artículo
1512, segundo párrafo;
b. adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro del
país, siempre que éstos respondan a las calidades y características contractuales;
c. reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados.
ARTÍCULO 1520.- Responsabilidad. Las partes del contrato son independientes, y no
existe relación laboral entre ellas. En consecuencia:
a. el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición
legal expresa en contrario;
b. los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el
franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral;
c. el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema
otorgado en franquicia.
El franquiciado debe indicar claramente su calidad de persona independiente en sus
facturas, contratos y demás documentos comerciales; esta obligación no debe interferir
en la identidad común de la red franquiciada, en particular en sus nombres o rótulos
comunes y en la presentación uniforme de sus locales, mercaderías o medios
de transporte.
ARTÍCULO 1521.- Responsabilidad por defectos en el sistema. El franquiciante responde
por los defectos de diseño del sistema, que causan daños probados al franquiciado, no
ocasionados por la negligencia grave o el dolo del franquiciado.
ARTÍCULO 1522.- Extinción del contrato. La extinción del contrato de franquicia se rige
por las siguientes reglas:
a. el contrato se extingue por la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes;
b. el contrato no puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia
original, pactado entre las partes. Se aplican los artículos 1084 y siguientes;

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c. los contratos con un plazo menor de tres años justificado por razones especiales según
el artículo 1516, quedan extinguidos de pleno derecho al vencimiento del plazo;
d. cualquiera sea el plazo de vigencia del contrato, la parte que desea concluirlo a la
expiración del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas, debe preavisar a la otra
con una anticipación no menor de un mes por cada año de duración, hasta un máximo de
seis meses, contados desde su inicio hasta el vencimiento del plazo pertinente. En los
contratos que se pactan por tiempo indeterminado, el preaviso debe darse de manera
que la rescisión se produzca, cuando menos, al cumplirse el tercer año desde su
concertación. En ningún caso se requiere invocación de justa causa. La falta de preaviso
hace aplicable el artículo 1493.
La cláusula que impide la competencia del franquiciado con la comercialización de
productos o servicios propios o de terceros después de extinguido el contrato por
cualquier causa, es válida hasta el plazo máximo de un año y dentro de un territorio
razonable habida cuenta de las circunstancias.
ARTÍCULO 1523.- Derecho de la competencia. El contrato de franquicia, por sí mismo, no
debe ser considerado un pacto que limite, restrinja o distorsione la competencia.
ARTÍCULO 1524.- Casos comprendidos. Las disposiciones de este Capítulo se aplican, en
cuanto sean compatibles, a las franquicias industriales y a las relaciones entre
franquiciante y franquiciado principal y entre éste y cada uno de sus subfranquiciados.

Faltan puntos 5 y 6

UNIDAD XVII

1.-Contratos asociativos

ARTÍCULO 1442.- Normas aplicables. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a todo
contrato de colaboración, de organización o participativo, con comunidad de fin, que no
sea sociedad.
A estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad, no son, ni por medio de
ellos se constituyen, personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho.
A las comuniones de derechos reales y a la indivisión hereditaria no se les aplican las
disposiciones sobre contratos asociativos ni las de la sociedad.
ARTÍCULO 1443.- Nulidad. Si las partes son más de dos la nulidad del contrato respecto
de una de las partes no produce la nulidad entre las demás y el incumplimiento de una no

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excusa el de las otras, excepto que la prestación de aquella que ha incumplido o respecto
de la cual el contrato es nulo sea necesaria para la realización del objeto del contrato.
ARTÍCULO 1444.- Forma. Los contratos a que se refiere este Capítulo no están sujetos a
requisitos de forma.
ARTÍCULO 1445.- Actuación en nombre común o de las partes. Cuando una parte trate
con un tercero en nombre de todas las partes o de la organización común establecida en
el contrato asociativo, las otras partes no devienen acreedores o deudores respecto del
tercero sino de conformidad con las disposiciones sobre representación, lo dispuesto en el
contrato, o las normas de las Secciones siguientes
de este Capítulo.
ARTÍCULO 1446.- Libertad de contenidos. Además de poder optar por los tipos que se
regulan en las Secciones siguientes de este Capítulo, las partes tienen libertad para
configurar estos contratos con otros contenidos.
ARTÍCULO 1447.- Efectos entre partes. Aunque la inscripción esté prevista en las
Secciones siguientes de este Capítulo, los contratos no inscriptos producen efectos entre
las partes.

2.-Negocio en participación
ARTÍCULO 1448.- Definición. El negocio en participación tiene por objeto la realización de
una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a
nombre personal del gestor. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de
forma, ni se inscribe en el Registro Público.
ARTÍCULO 1449.- Gestor. Actuación y responsabilidad. Los terceros adquieren derechos y
asumen obligaciones sólo respecto del gestor. La responsabilidad de éste es ilimitada. Si
actúa más de un gestor son solidariamente responsables.
ARTÍCULO 1450.- Partícipe. Partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a los
terceros. No tiene acción contra éstos ni éstos contra aquél, en tanto no se exteriorice la
apariencia de una actuación común.
ARTÍCULO 1451.- Derechos de información y rendición de cuentas. El partícipe tiene
derecho a que el gestor le brinde información y acceso a la documentación relativa al
negocio. También tiene derecho a la rendición de cuentas de la gestión en la forma y en
el tiempo pactados; y en defecto de pacto, anualmente y al concluir la negociación.
ARTÍCULO 1452.- Limitación de las pérdidas. Las pérdidas que afecten al partícipe no
pueden superar el valor de su aporte.

3.- Agrupaciones de colaboración


ARTÍCULO 1453.- Definición. Hay contrato de agrupación de colaboración cuando las
partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar
determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el
resultado de tales actividades.
ARTÍCULO 1454.- Ausencia de finalidad lucrativa. La agrupación, en cuanto tal, no puede
perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer
directamente en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas.
La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus
miembros.
ARTÍCULO 1455.- Contrato. Forma y contenido. El contrato debe otorgarse por
instrumento público o privado con firma certificada notarialmente e inscribirse en el
Registro Público que corresponda. Una copia certificada con los datos de su
correspondiente inscripción debe ser remitida por el Registro al organismo de aplicación
del régimen de defensa de la competencia.
El contrato debe contener:
a. el objeto de la agrupación;
b. la duración, que no puede exceder de diez años. Si se establece por más tiempo,
queda reducida a dicho plazo. En caso de omisión del plazo, se entiende que la duración
es de diez años. Puede ser prorrogada antes de su vencimiento por decisión unánime de
los participantes por sucesivos plazos de hasta diez años. El contrato no puede

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prorrogarse si hubiesen acreedores embargantes de los participantes y no se los
desinteresa previamente.
c. la denominación, que se forma con un nombre de fantasía integrado con la palabra
“agrupación”;
d. el nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de inscripción registral
del contrato o estatuto o de la matriculación e individualización, en su caso, de cada uno
de los participantes. En el caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano
social que aprueba la contratación de la agrupación, así como su fecha y número de acta;
e. la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato
de agrupación, tanto entre las partes como respecto de terceros;
f. las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al fondo
común operativo y los modos de financiar las actividades comunes;
g. la participación que cada contratante ha de tener en las actividades comunes y en sus
resultados;
h. los medios, atribuciones y poderes que se establecen para dirigir la organización y
actividad común, administrar el fondo operativo, representar individual y colectivamente
a los participantes y controlar su actividad al solo efecto de comprobar el cumplimiento
de las obligaciones asumidas;
i. los casos de separación y exclusión;
j. los requisitos de admisión de nuevos participantes;
k. las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
l. las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los
administradores deben llevar, con las formalidades establecidas por este Código, los
libros habilitados a nombre de la agrupación que requiera la naturaleza e importancia de
la actividad común.
ARTÍCULO 1456.- Resoluciones. Las resoluciones relativas a la realización del objeto de la
agrupación se adoptan por el voto de la mayoría absoluta de los participantes, excepto
disposición contraria del contrato.
La impugnación de las resoluciones sólo puede fundarse en la violación de disposiciones
legales o contractuales. La acción debe ser dirigida contra cada uno de los integrantes de
la agrupación y plantearse ante el tribunal del domicilio fijado en el contrato, dentro de
los treinta días de haberse notificado fehacientemente la decisión de la agrupación.
Las reuniones o consultas a los participantes deben efectuarse cada vez que lo requiera
un administrador o cualquiera de los participantes.
No puede modificarse el contrato sin el consentimiento unánime de los participantes.
ARTÍCULO 1457.- Dirección y administración. La dirección y administración debe estar a
cargo de una o más personas humanas designadas en el contrato, o posteriormente por
resolución de los participantes. Son aplicables las reglas del mandato. En caso de ser
varios los administradores, si nada se dice en el contrato pueden actuar indistintamente.
ARTÍCULO 1458.- Fondo común operativo. Las contribuciones de los participantes y los
bienes que con ellas se adquieran, constituyen el fondo común operativo de la
agrupación. Durante el plazo establecido para su duración, los bienes se deben mantener
indivisos, y los acreedores particulares de los participantes no pueden hacer valer su
derecho sobre ellos.
ARTÍCULO 1459.- Obligaciones. Solidaridad. Los participantes responden ilimitada y
solidariamente respecto de terceros por las obligaciones que sus representantes asuman
en nombre de la agrupación. La acción queda expedita después de haberse interpelado
infructuosamente al administrador de la agrupación. El demandado por
cumplimiento de la obligación tiene derecho a oponer las defensas personales y las
comunes que correspondan a la agrupación.
El participante representado responde solidariamente con el fondo común operativo por
las obligaciones que los representantes hayan asumido en representación de un
participante, haciéndolo saber al tercero al tiempo de obligarse.
ARTÍCULO 1460.- Estados de situación. Los estados de situación de la agrupación deben
ser sometidos a decisión de los participantes dentro de los noventa días del cierre de
cada ejercicio anual. Los beneficios o pérdidas o, en su caso, los ingresos y gastos de los
participantes

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derivados de su actividad, pueden ser imputados al ejercicio en que se producen o a
aquel en el que se aprueban las cuentas de la agrupación.
ARTÍCULO 1461.- Extinción. El contrato de agrupación se extingue:
a. por la decisión de los participantes;
b. por expiración del plazo por el cual se constituye; por la consecución del objeto para el
que se forma o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
c. por reducción a uno del número de participantes;
d. por incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, a menos que el
contrato prevea su continuación o que los demás participantes lo decidan por
unanimidad;
e. por decisión firme de la autoridad competente que considere que la agrupación, por su
objeto o por su actividad, persigue la realización de prácticas restrictivas de la
competencia;
f. por causas específicamente previstas en el contrato.
ARTÍCULO 1462.- Resolución parcial no voluntaria de vínculo. Sin perjuicio de lo
establecido en el contrato, cualquier participante puede ser excluido por decisión
unánime de los demás, si contraviene habitualmente sus obligaciones, perturba el
funcionamiento de la agrupación o incurre en un incumplimiento grave.
Cuando el contrato sólo vincula a dos personas, si una incurre en alguna de las causales
indicadas, el otro participante puede declarar la resolución del contrato y reclamar del
incumplidor el resarcimiento de los daños.

4.- Uniones Transitorias


ARTÍCULO 1463.- Definición. Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se
reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o
fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios
complementarios y accesorios al objeto principal.
ARTÍCULO 1464.- Contrato. Forma y contenido. El contrato se debe otorgar por
instrumento público o privado con firma certificada notarialmente, que debe contener:
a. el objeto, con determinación concreta de las actividades y los medios para su
realización;
b. la duración, que debe ser igual a la de la obra, servicio o suministro que constituye el
objeto;
c. la denominación, que debe ser la de alguno, algunos o todos los miembros, seguida de
la expresión “unión transitoria”;
d. el nombre, razón social o denominación, el domicilio y, si los tiene, los datos de la
inscripción registral del contrato o estatuto o de la matriculación o individualización que
corresponde a cada uno de los miembros. En el caso de sociedades, la relación de la
resolución del órgano social que aprueba la celebración de la unión transitoria, su fecha y
número de acta;
e. la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato,
tanto entre partes como respecto de terceros;
f. las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los
modos de financiar las actividades comunes en su caso.
g. el nombre y el domicilio del representante, que puede ser persona humana o jurídica;
h. el método para determinar la participación de las partes en la distribución de los
ingresos y la asunción de los gastos de la unión o, en su caso, de los resultados;
i. los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de extinción del
contrato;
j. los requisitos de admisión de nuevos miembros;
k. las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
l. las normas para la elaboración de los estados de situación, a cuyo efecto los
administradores deben llevar, con las formalidades establecidas en los artículos 320 y
siguientes, los libros exigibles y habilitados a nombre de la unión transitoria que
requieran la naturaleza e importancia de la actividad común.
ARTÍCULO 1465.- Representante. El representante tiene los poderes suficientes de

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todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones
que hacen al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro; la designación del
representante no es revocable sin causa, excepto decisión unánime de los participantes.
Mediando justa causa, la revocación puede ser decidida por el voto de la mayoría
absoluta.
ARTÍCULO 1466.- Inscripción registral. El contrato y la designación del representante
deben ser inscriptos en el Registro Público que corresponda.
ARTÍCULO 1467.- Obligaciones. No solidaridad. Excepto disposición en contrario del
contrato, no se presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que
realicen en la unión transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros.
ARTÍCULO 1468.- Acuerdos. Los acuerdos se deben adoptar siempre por unanimidad,
excepto pacto en contrario.
ARTÍCULO 1469.- Quiebra, muerte o incapacidad. La quiebra de cualquiera de los
participantes, y la muerte o incapacidad de las personas humanas integrantes no
produce la extinción del contrato de unión transitoria, el que continúa con los restantes si
acuerdan la manera de hacerse cargo de las prestaciones ante los terceros.

5.- Consorcios de cooperación


ARTÍCULO 1470.- Definición. Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes
establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar
operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o
acrecentar sus resultados.
ARTÍCULO 1471.- Exclusión de función de dirección o control. El consorcio de cooperación
no puede ejercer funciones de dirección o control sobre la actividad de sus miembros.
ARTÍCULO 1472.- Participación en los resultados. Los resultados que genera la actividad
desarrollada por el consorcio de cooperación se distribuyen entre sus miembros en la
proporción que fija el contrato y, en su defecto, por partes iguales.
ARTÍCULO 1473.- Forma. El contrato debe otorgarse por instrumento público o privado
con firma certificada notarialmente, e inscribirse conjuntamente con la designación de
sus representantes en el Registro Público que corresponda
ARTÍCULO 1474.- Contenido. El contrato debe contener:
a. el nombre y datos personales de los miembros individuales, y en el caso de personas
jurídicas, el nombre, denominación, domicilio y, si los tiene, datos de inscripción del
contrato o estatuto social de cada uno de los participantes. Las personas jurídicas,
además, deben consignar la fecha del acta y la mención del órgano social que aprueba la
participación en el consorcio;
b. el objeto del consorcio;
c. el plazo de duración del contrato;
d. la denominación, que se forma con un nombre de fantasía integrado con la leyenda
“Consorcio de cooperación”;
e. la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato,
tanto respecto de las partes como con relación a terceros;
f. la constitución del fondo común operativo y la determinación de su monto, así como la
participación que cada parte asume en el mismo, incluyéndose la forma de su
actualización o aumento en su caso;
g. las obligaciones y derechos que pactan los integrantes;
h. la participación de cada contratante en la inversión del o de los proyectos del
consorcio, si existen, y la proporción en que cada uno participa de los resultados;
i. la proporción en que los participantes se responsabilizan por las obligaciones que
asumen los representantes en su nombre;
j. las formas y ámbitos de adopción de decisiones para el cumplimiento del objeto.
Debe preverse la obligatoriedad de celebrar reunión para tratar los temas relacionados
con los negocios propios del objeto cuando así lo solicita cualquiera de los participantes
por sí o por representante. Las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de las
partes, excepto que el contrato de constitución disponga otra
forma de cómputo;

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k. la determinación del número de representantes del consorcio, nombre, domicilio y
demás datos personales, forma de elección y de sustitución, así como sus facultades,
poderes y, en caso de que la representación sea plural, formas de actuación.
En caso de renuncia, incapacidad o revocación de mandato, el nuevo
representante se designa por mayoría absoluta de los miembros, excepto disposición en
contrario del contrato. Igual mecanismo se debe requerir para autorizar la sustitución de
poder;
l. las mayorías necesarias para la modificación del contrato constitutivo. En caso de
silencio, se requiere unanimidad;
m. las formas de tratamiento y las mayorías para decidir la exclusión y la admisión de
nuevos participantes. En caso de silencio, la admisión de nuevos miembros requiere
unanimidad;
n. las sanciones por incumplimientos de los miembros y representantes;
n. las causales de extinción del contrato y las formas de liquidación del consorcio;
o. una fecha anual para el tratamiento del estado de situación patrimonial por los
miembros del consorcio;
p. la constitución del fondo operativo, el cual debe permanecer indiviso por todo el plazo
de duración del consorcio.
ARTÍCULO 1475.- Reglas contables. El contrato debe establecer las reglas sobre
confección y aprobación de los estados de situación patrimonial, atribución de resultados
y rendición de cuentas, que reflejen adecuadamente todas las operaciones llevadas a
cabo en el ejercicio mediante el empleo de técnicas contables adecuadas.
Los movimientos deben consignarse en libros contables llevados con las formalidades
establecidas en las leyes. Se debe llevar un libro de actas en el cual se deben labrar las
correspondientes a todas las reuniones que se realizan y a las resoluciones que se
adoptan.
ARTÍCULO 1476.- Obligaciones y responsabilidad del representante. El representante debe
llevar los libros de contabilidad y confeccionar los estados de situación patrimonial.
También debe informar a los miembros sobre la existencia de causales de extinción
previstas en el contrato o en la ley y tomar las medidas y recaudos urgentes que
correspondan.
Es responsable de que en toda actuación sea exteriorizado el carácter de consorcio.
ARTÍCULO 1477.- Responsabilidad de los participantes. El contrato puede establecer la
proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas
en nombre del consorcio. En caso de silencio todos los miembros son solidariamente
responsables.
ARTÍCULO 1478.- Extinción del contrato. El contrato de consorcio de cooperación se
extingue por:
a. el agotamiento de su objeto o la imposibilidad de ejecutarlo;
b. la expiración del plazo establecido;
c. la decisión unánime de sus miembros;
d. la reducción a uno del número de miembros.
La muerte, incapacidad, disolución, liquidación, concurso preventivo, cesación de pagos o
quiebra de alguno de los miembros del consorcio, no extingue el contrato, que continúa
con los restantes, excepto que ello resulte imposible fáctica o jurídicamente.

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