Вы находитесь на странице: 1из 30

Министерство образования и науки Челябинской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Челябинский радиотехнический техникум»

Отчет по практической работе №8

Выполнила :Федотикова Екатерина Сергеевна

Cтудент группы РК – 228

Проверила : Данилов Борис Николаевич

Оценка______________________________

Подпись_____________________________

(дата)____________________

Челябинск, 2019
Вариант 2

Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.

Вопросы:

1. Сделки: понятие и виды. Юридические признаки, отличающие сделки от других


юридических фактов.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на


установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК).

Сделки - осознанные, целенаправленные, волевые действия физических и юридических


лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых
последствий. Это обнаруживается даже при совершении массовидных, обыденных
действий. Например, предоставление денег взаймы влечет за собой возникновение у лица,
давшего взаймы (займодавца), права требовать возврата займа, а у лица, взявшего взаймы
(заемщика), - обязанности возвратить деньги или вещи, взятые взаймы.

Классификации сделок. Наличие у всех сделок общих признаков не исключает их


подразделения на виды:

а) односторонние, двусторонние и многосторонние;

б) возмездные и безвозмездные;

в) реальные и консенсуальные;

г) каузальные и абстрактные;

д) фидуциарные и не фидуциарные.

Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки

Данная классификация сделок основана на действующем законе. Согласно п. 1 ст. 154


сделки могут быть дву- или многосторонними (договоры) и односторонними.

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом,


иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно
выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК).

Односторонние сделки можно разделить на правопорождающие, правоизменяющие и


правопрекращающие.

Правопорождающие односторонние сделки - это сделки, служащие возникновению


гражданских правоотношений. К их числу можно отнести: завещание, которое создает
права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК); выдачу доверенности
(п. 5 ст. 185 ГК); последующее одобрение сделки (п. 2 ст. 183 ГК); оферту - адресованное
одному или нескольким конкретным лицам предложение заключить договор (п. 1 ст. 435
ГК); публичное обещание награды или денежного вознаграждения тому, кто совершит
указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок (п. 1 ст. 1055 ГК);
объявление публичного конкурса (п. 1 ст. 1057 ГК); принятие наследства наследником (ст.
1152 ГК) и т.п.

Правоизменяющие односторонние сделки - это по общему правилу сделки,


опосредующие реализацию гражданских правоотношений, то есть сделки, связанные с
осуществлением субъективных гражданских прав и исполнением субъективных
обязанностей участниками гражданских правоотношений. К их числу можно отнести:
передачу имущества во исполнение обязательства; принятие долга кредитором, выбор
должником способа исполнения альтернативного обязательства (ст. 320 ГК); исполнение
неисполненного должником обязательства кредитором своими силами за счет должника
(ст. 397 ГК); удержание вещи кредитором (ст. 359 ГК) и т.п.

Правопрекращающие односторонние сделки - это сделки, влекущие прекращение


правоотношений в целом или отдельных субъективных гражданских прав и обязанностей.
К ним относятся: отказ участника общей долевой собственности от права
преимущественной покупки (п. 2 ст. 250 ГК); отказ от права собственности (ст. 236 ГК);
отказ от права пожизненного наследуемого владения и постоянного бессрочного
пользования земельным участком, который может быть совершен землепользователем
или землевладельцем (п. 1 ст. 45 и п. 3 ст. 53 Земельного кодекса); односторонний отказ от
договора, допускаемый законом или договором (п. 3 ст. 450 ГК); зачет встречного
одностороннего требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или
определен моментом востребования (ст. 410 ГК) и т.п.

Двусторонняя сделка порождает правовой результат только при наличии волеизъявления


двух сторон, преследующих собственные правовые цели. При этом каждая из сторон
может быть представлена как одним, так и несколькими субъектами. Так, купля-продажа
всегда остается двусторонней сделкой, несмотря на то что в ее заключении может
участвовать несколько лиц на стороне покупателя или несколько лиц на стороне продавца.
В таких случаях принято говорить о множественности лиц, составляющих сторону в
сделке. Поэтому не следует смешивать число сторон в двусторонней сделке с числом ее
участников.

Для совершения многосторонней сделки необходимо волеизъявление трех или более


сторон (п. 3 ст. 154 ГК). При многосторонней сделке правовой результат возникает при
совпадающем волеизъявлении более чем двух сторон (хотя на практике встречаются
многосторонние сделки с двумя сторонами). Примером многосторонней сделки служит
договор о совместной деятельности (договор простого товарищества), который может
выступать средством достижения общей хозяйственной цели, например для
финансирования и строительства туристического комплекса несколькими юридическими
лицами и т.д. Разновидностью многосторонних сделок являются учредительные договоры
о создании хозяйственных товариществ и обществ. Данные договоры являются
многосторонними, так как число учредителей в законе не ограничено.

Деление сделок на односторонние и двусторонние или многосторонние показывает


правомерность утверждения: не всякая сделка - договор, но всякий договор - сделка.

Сделки разделяются на возмездные и безвозмездные. Возмездной называется сделка,


в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует
встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или другого
блага. Возмездность в сделке может выражаться в передаче денег, вещей, предоставлении
встречных услуг, выполнении работы и т.д. В безвозмездной сделке обязанность
предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует. Поэтому
возмездными могут быть только двусторонние и многосторонние сделки. Односторонние
сделки всегда безвозмездны.

Безвозмездные сделки могут совершаться без ограничения в отношениях между


гражданами. В отношениях с участием юридических лиц безвозмездные сделки
возможны, только если это не противоречит требованиям закона (ст. ст. 575, 576 ГК).

Двусторонние и многосторонние сделки (договоры) подразделяются


на консенсуальные и реальные. Консенсуальные сделки (от лат. consensus -
соглашение) - это такие сделки, которые порождают гражданские права и обязанности с
момента достижения их сторонами соглашения. Последующая передача вещи или
совершение иных действий осуществляется уже с целью их исполнения.
Консенсуальными являются сделки купли-продажи и аренды, а также многие сделки по
выполнению работ и оказанию услуг (Д. подряда, Д. комиссии и т.п.).

Все сделки подразделяются также на каузальные и абстрактные. Каждая сделка имеет


правовое основание - правовую цель, к достижению которой стремятся субъекты. Из
каузальной сделки видно, какую правовую цель она преследует. Так, из договора
купли-продажи всегда можно определить, на какое имущество хочет прибрести право
собственности покупатель и в связи с продажей какого имущества у покупателя возникает
право требования оплаты.

Абстрактные сделки - это сделки, порождающие права и обязанности, как бы


оторванные от основания сделки (от лат. abstrahere - отрывать, отделять). Пример
абстрактной сделки - выдача векселя. Допустим, покупатель в качестве предоплаты за
товар, подлежащий поставке в будущем, выдал продавцу вексель. Продавец, не поставив
товар, передал вексель третьему лицу, совершив на векселе передаточную надпись -
индоссамент. Покупатель-векселедатель не сможет отказать в оплате векселя третьему
лицу - векселедержателю, ссылаясь на то, что вексель выдавался продавцу по договору
поставки в счет расчетов за товар, который не был поставлен продавцом, и что в связи с
этим отсутствуют основания для оплаты. Он не сможет сделать этого даже при признании
недействительным договора поставки, так как независимо от этого сделка выдачи векселя
и сам вексель останутся действительными. Дело в том, что вексель удостоверяет либо
ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель), либо ничем не
обусловленное предложение указанному в векселе плательщику (переводный вексель)
оплатить при наступлении предусмотренного векселем срока денежную сумму,
оговоренную в нем. Из векселя не видно, на основании чего возникло право
векселедержателя требовать выплаты денежных сумм. На этом основана его
оборотоспособность.

По особому характеру взаимоотношений участников сделки их можно разделить


на фидуциарные и не фидуциарные.Фидуциарные сделки (от лат. fiducia - доверие) - это
сделки, основанные на особых, лично-доверительных отношениях сторон. Утрата такого
характера взаимоотношениями сторон дает возможность любой из них в одностороннем
порядке отказаться от исполнения сделки (например, в договоре поручения как
поверенный, так и доверитель вправе в любое время отказаться от его исполнения без
указания мотивов). Участник полного товарищества вправе в любое время без согласия
других участников выйти из товарищества, что означает свободный выход из
учредительного договора. Подобные сделки редки и в целом не характерны для
имущественного оборота.
2. Условия действительности сделок.

Условия действительности сделки вытекают из ее определения как правомерного


юридического действия субъектов гражданского права, направленного на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Чтобы обладать качеством
действительности, сделка в целом не должна противоречить закону и иным правовым
актам. Это требование выполняется при одновременном наличии следующих условий:

а) содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и иным правовым


актам, Т.е. сделка не нарушает требований закона и подзаконных актов (инструкций,
положений и т.п.);

б) сделка совершена дееспособным лицом; если закон признает собственное


волеизъявление лица необходимым, но не достаточным условием совершения сделки
(несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет), воля такого лица должна быть
подкреплена волей

указанного в законе лица (родителя, усыновителя, попечителя);

в) волеизъявление совершающего сделку лица соответствует его действительной воле, Т.е.


совершено не для вида, а с намерением породить юридические последствия;

г) волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для данной сделки;

д) воля лица, совершающего сделку, формируется свободно и не находится под


неправомерным посторонним воздействием (насилие, угроза, обман) либо под влиянием
иных факторов, неблагоприятно влияющих на процесс формирования воли лица
(заблуждение, болезнь, опьянение, стечение тяжелых обстоятельств и т.д.).

Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не


предусмотрено законом. Так, например, закон предусматривает исключение для случая
несоблюдения простой письменной формы сделки (ст. 162 ГК РФ), устанавливая в
качестве санкции за такое правонарушение недопущение свидетельских показаний при
возникновении спора между сторонами сделки, если законом прямо не предусмотрена
недействительность сделки как последствие несоблюдения ее простой письменной
формы. Невыполнение условий действительности сделки, указанных в пункте «д», а также
в пункте «б» в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, имеет своим
последствием относительную действительность сделки, которая превращается с обратной
силой в недействительную при наличии дополнительного юридического факта -
судебного решения о признании такой сделки недействительной.

3. Соотношение формы сделки и государственной регистрации сделки.

Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое


имущество и сделок с ним» остался не до конца урегулирован вопрос о том, как
соотносится государственная регистрация и форма сделки.
Введение государственной регистрации и придание ей самостоятельного значения
обусловливает ее соотношение с формой сделки. Действующий Гражданский кодекс РФ
не относит регистрацию к форме сделки (ст. 158 ГК РФ) и устанавливает, что
несоблюдение в случаях предусмотренных законом требования о государственной
регистрации сделки влечет ее недействительность (ст. 165 ГК РФ). Такая сделка
признается ничтожной. Раз сделка ничтожна, то на основании общей части ГК РФ
нарушены условия законности ее содержания, не форма сделки.
В силу же п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации,
считается заключенным с момента его регистрации, т.е. данную норму можно истолковать
таким образом, что без государственной регистрации договор считается незаключенным.
Значит, по смыслу закона, если сделка, требующая государственной регистрации,
совершена в надлежащей форме, но не зарегистрирована, то она является незаключенной,
другими словами, не совершившейся, несостоявшейся. В соответствии с п. 2 ст. 432 ГК
РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора. Если при отсутствии государственной
регистрации договор не заключен, то получается, что государственная регистрация – одно
из существенных условий сделки, названное в законе. Получается, что законодатель
расширил понятие «заключенный договор», необоснованно включив в него и
государственную регистрацию.
Существенные условия в соответствии с началами диспозитивности гражданского права
требуют согласования сторон. Не случайно их называют еще договорными условиями,
они формируют договоры как соглашения сторон. Их наличие является необходимым и
достаточным для того, чтобы договор считался заключенными, тем самым, порождая
права и обязанности у сторон.
Правило о государственной регистрации сделки – императивное требование закона, не
имеющее отношения к воле сторон. Государственная регистрация находится за пределами
содержания сделки. Это самостоятельное дополнительное требование закона,
установленное для сделок с недвижимостью.
Налицо явная непоследовательность в решении столь важного для теории и практики
вопроса о том, какие последствия влечет отсутствие государственной регистрации:
недействительность сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ) или ее незаключенность (п. З ст. 433 ГК
РФ). Какой норме отдать предпочтение, если обе они относятся к числу общих норм?
Получается, что две общие нормы предусматривают различные последствия
несоблюдение требований о государственной регистрации: недействительность сделки
или признание ее незаключенной (о правовых последствиях «незаключенного договора» и
«недействительного договора» было показано выше в § 1 Главы II). Если нормы части
второй ГК РФ по отношению к большинству сделок прямо указывают на последствия
несоблюдения требований о государственной регистрации, то в ряде случаев об этом
вообще не говорится (ст. ст. 574, 584 ГК РФ).
Получается, что договор, подлежащий обязательной государственной регистрации и не
прошедший таковую, считается незаключенным, если иное не установлено законом.
Другие последствия применяются в случаях, прямо предусмотренных законом – это
недействительность сделки (ст. 165 ГК РФ).
При отсутствии четкого законодательного решения данного вопроса нельзя сделать
однозначный вывод о том, является ли государственная регистрация элементом формы
сделки, существенным условием сделки, стадией (этапом) заключения сделки.
Отдельные договоры (купли-продажи жилых помещений, предприятий) подлежат
государственной регистрации и считаются заключенными только с момента такой
регистрации. Требуется именно регистрация договора, без которой он не может считаться
заключенным или действительным. Договоры купли – продажи других видов
недвижимого имущества заключаются в простой письменной форме путем составления
одного документа, подписанного сторонами (ст. 550 ГК РФ).
Таким образом, следует различать государственную регистрацию прав, которая находится
за пределами формы сделки и не влияет на ее действительность, и государственную
регистрацию сделки, тесно примыкающую к форме сделки.

4. Классификация сделок и её практическое значение в цивилистической науке.

Гражданское право как цивилистика (или гражданско-правовая наука)представляет собой


учение о гражданском праве. В других государствах принято говорить о гражданско-
правовой доктрине. В данном случае имеются в виду не о правовые нормы и не
нормативные акты, а система знаний (понятий, категорий, положений и законов о
гражданско-правовых явлениях).

Гражданско-правовая наука (доктрина) представляет собой одну из отраслей, ветвей


правоведения (правовой науки). Гражданско-правовую науку ошибочно принимать за
одноименную отрасль права, сферу законодательства, учебную дисциплину, поскольку
все они являются разнопорядковыми, но взаимосвязанными явлениями.
Предмет цивилистической (гражданско-правовой) науки
Предмет гражданско-правовой науки – это действующее гражданское законодательство,
практика его применения, история развития и практика гражданско-правового развития в
правопорядках других государств.
Цивилистика рассматривает понятие гражданского права, его место в правовой системе,
происхождение и закономерности развития гражданского права, содержание и систему
гражданско-правовых норм, институтов и подотраслей, их значение в правовом
регулировании жизни общества, эффективность применения норм. Для познания предмета
проводится анализ содержания и особенностей общественных отношений, которые
регулируются гражданским правом во взаимодействии с другими общественными
науками.
Отечественные цивилисты широко изучают зарубежное гражданское право и
законодательство, при этом используются позитивные достижения и понятия зарубежной
гражданско-правовой мысли.
Важным предметом их исследований выступает гражданско-правовое сопровождение
международного торгового оборота, в том числе содержание и практика использования
общепризнанных торговых обычаев, международных договоров и т.д.
Таким образом, предмет гражданско-правовой науки заметно отличается от предмета
гражданского права. По этой причине разработанные цивилистикоймодели и выводы не
только основаны на догматическом толковании гражданско-правовых норм, но и
обладают более широкой научной базой.
В цивилистике разработаны научные положения, правовые понятия и категории, модели и
конструкции, которые позволяют объяснять возникающие гражданско-правовые явления.
В ряде случаев становится возможным прогнозирование динамики их развития,
получение обоснованных знаний и понятий о новых явлениях в данной сфере.
Разработанная цивилистической наукой система знаний о гражданско-правовых
явлениях и процессах формирует её содержание. Эти знания систематизируются по
ключевым разделам цивилистики, при этом последние также не совпадают с системой
гражданского права.
Положения и умозаключения правовой науки не обладают нормативным и
общеобязательным характером. Они являются преимущественно общепризнанными
результатами исследований правоведов и основаны на многолетней практической
проверке и большом авторитете ученых.
Как правило, подобные положения и понятия гражданско-правовой наукивыступают
теоретической базой для продолжения правотворчества в области гражданского права, а
сам данный процесс также формирует предмет изучения цивилистики.
Цивилистика также разрабатывает понятия и категории, которые не имеют прямого
законодательного воплощения, однако получают важное теоретическое и практическое
значение.
Таким образом, наука гражданского права – это систематизированная совокупность
знаний о: гражданско-правовом регулировании группы общественных отношений;
закономерностях его функционирования и развития; способах повышения эффективности
гражданского права; средствах получения новых знаний для последующего его
совершенствования.
Гражданско-правовая наука имеет долгую многовековую историю. Со времени
законодательного признания значения научных трудов выдающихся древнеримских
юристов она прошла долгий путь, создав большое количество юридических категорий и
конструкций, воспринятых законодательством различных государств. Многие из
подобных достижений активно применяются и в современном гражданском праве.
Высоким уровнем научных исследований характеризовалась и отечественная
дореволюционная цивилистика. Произведения и труды лучших представителей
отечественной цивилистики во многом сохранили актуальность и в наше время.
Огромный вклад в развитие цивилистической мысли внесли советские ученые. На базе их
идей в России в целом весьма успешно функционируют и развиваются современные
научные школы.

5. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.

ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК (англ. reasons of invalidity of deals) —


установленный гражданским законодательством РФперечень оснований, при наличии
которыхсделкаявляется недействительной. Согласно ст. 168 ГК РФ*сделка, не
соответствующая требованиямзаконаили иныхправовых актов, ничтожна, еслизаконне
устанавливает, что такаясделка оспорима, или не предусматривает иных последствий
нарушения.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и


нравственности, ничтожна Правовые последствия таких сделок заключаются в
следующем. При наличии умысла у обеих сторон, в случае исполнения сделки обеими
сторонами, все полученное ими имущество по сделке, взыскивается в доход государства.
Если сделка была исполнена лишь одной стороной, то с другой стороны взыскивается все
полученное ею, а также все причитавшееся с нее первой стороне, что также идет в доход
Российской Федерации. В случае наличия умысла лишь у одной из сторон, все полученное
по сделке, должно быть возращено другой стороне, а полученное последней, либо
причитавшееся ей, взыскивается в доход государства.

Ничтожны мнимые и притворные сделки Мнимая сделка - это сделка, совершенная лишь
для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Мнимая
сделка является таковой независимо от формы ее заключения и фактического исполнения
сторонами своих обязательств. Например, продажа имущества собственником для
сокрытия его от взыскания по требованию кредитора. Притворная сделка - это сделка,
совершенная с целью прикрыть другую сделку. В этих случаях руководствуются
правилами о сделке, которую участники действительно имели в виду. Например, если
вместо договора купли-продажи, сделку оформили как договор дарения, то применяют
правила о договоре купли - продажи.

Заключение сделки гражданином, признанным недееспособным влечет её


недействительность Гражданина могут признать недееспособным только в судебном
порядке, если он вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими. Сделки, совершенные недееспособным
гражданином, считаются ничтожными. Правовым последствием данной сделки является
двойная реституция. Кроме того, если дееспособная сторона знала или должна была знать
о недееспособности другой стороны, то она обязана возместить понесенный другой
стороной реальный ущерб. Сделка, совершенная недееспособным, в его интересах может
быть признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого лица. Такие же
последствия влечет сделка, заключенная гражданином, признанным ограниченно
дееспособным в судебном порядке. Но в отличие от полностью недееспособных лиц,
ограничено дееспособные лица могут совершать мелкие бытовые сделки, а также другие,
предусмотренные законом, сделки.

Если сделка совершена дееспособным гражданином, но находившимся в момент ее


совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значения своих
действий или руководить ими, то по иску этого лица любо иных лиц, чьи права нарушены,
суд может признать сделку недействительной. Неспособность понимать значение своих
действий может быть вызвана различными причинами, например, заболеванием, нервным
потрясением, физической травмой и т.д. Данный факт должен быть надлежащим образом
доказан. Свидетельских показаний, как правило, недостаточно. Потребуется заключение
соответствующих медицинских органов, а нередко и проведение экспертизы. Последствия
сделки - двойная реституция, а также возможность возмещения реального ущерба.

Сделки с участием несовершеннолетних Если сделка заключена несовершеннолетним


гражданином в возрасте до 14 лет, то она является ничтожной (однако это не относится к
мелким бытовым сделкам и другим сделкам, предусмотренным п.п.2 и 3 ст. 26 ГК РФ). По
требованию родителей, усыновителей или опекуна, такая сделка может быть признана
судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. Оспоримыми являются
также сделки, заключенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Суд может
признать такую сделку недействительной, если на ее совершение требуется согласие
законных представителей, в случае, когда оно необходимо. Иск о недействительности
сделки вправе предъявить родители, усыновители и попечители. Данное правило не
распространяется на несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными, например,
при вступлении в юридический брак, а также в случае эмансипации граждан.

Суд может признать сделку недействительной, если она совершена под влиянием
заблуждения, имеющего существенное значение Иск с таким требованием вправе подать
заблуждающаяся сторона, как физическое, так и юридическое лицо. Заблуждение должно
быть существенным и иметь место на момент совершения сделки. При этом оно может
выражаться как в неправильном представлении природы сделки или качества ее предмета,
которые значительно снижают возможности его использования по назначению.
Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения. В случае
признания сделки недействительной, применяют двойную реституцию. Кроме того,
сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать
возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло
по вине другой стороны. В противном случае, сторона, требовавшая признания сделки
недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей
реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от
заблуждавшейся стороны.

Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, следует отличать от сделок,


совершенных в результате обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения
представителя одной стороны с другой, или стечения тяжелых обстоятельств Такая
сделка может быть призвана судом недействительной по иску потерпевшей стороны. Если
сделка признана недействительной по одному из перечисленных оснований, то другая
сторона возвращает потерпевшему все полученное по сделке, а при невозможности
возвратить в натуре, возмещает его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по
сделке потерпевшим, обращается в доход РФ. Кроме того, другая сторона возмещает
потерпевшему причиненный реальный ущерб.

Если законом или соглашением сторон предусмотрено оформление сделки в простой


письменной форме, но данное условие нарушено, то сделка также признается
недействительной В простой письменной форме заключаются договоры: аренды
недвижимости на срок свыше года, безвозмездного пользования недвижимым
имуществом, займа (на сумму превышающую в 10 раз установленный законом размер
минимальной оплаты труда, а если стороной является юридическое лицо, - независимо от
суммы), поручительства, продажи, дарения, мены недвижимости, залога, кредитного
договора, найма жилого помещения, страхования и т.д. В нотариальной форме
заключаются договоры ренты и пожизненного содержания. Кроме того, сделки с
недвижимостью подлежат государственной регистрации. Несоблюдение нотариальной
формы и невыполнение требований о государственной регистрации влекут
недействительность сделки: ее сочтут ничтожной.

Сроки исковой давности

Исковые требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки


могут быть предъявлены в течение трех лет со дня, когда началось ее исполнение.
Установленный срок исковой давности применяется также к требованиям, срок
предъявления которых (установленный ранее ГК РФ)не истек до 26.07.2005г., т.е. до дня
вступления в законную силу ФЗ от 21.07.2005г. № 109-ФЗ "О внесении изменений в ст.
181 части первой ГК РФ". Исковые требования о признании оспоримой сделки
недействительной и о применении последствий ее недействительности могут быть
предъявлены в течение одного года со дня прекращения насилия или угрозы, под
влиянием которых была совершена сделка, или со дня, когда истец узнал или должен был
узнать об обстоятельствах, являющихся основаниями для признания сделки
недействительной

6. Критерии разграничения недействительных сделок на оспоримые и ничтожные.

Согласно правилам п.1 ст. 166 ГК сделка недействительна по основаниям,


установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка)
либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Основания
недействительности сделки – это предусмотренные законом обстоятельства,
влекущие недопущение последствий, характерных для сделок такого рода,– в силу
юрид.недостатков конкретной заключенной сделки. Законодатель признает общим
основанием недействительности сделки нарушение требований закона или иного
правового акта, и устанавливает специальные основания недействительности сделок,
связанные с дефектностью отдельных элементов ее состава. Основания
недействительности сделок могут быть указаны не только в ГК, как было ранее, но и в
других законах. Оспоримые и ничтожные сделки следует различать: деление
недействительных сделок на оспоримые и ничтожные легально (т.е. осуществлено
законодателем), с ним связан порядок признания сделки недействительной:
определение лица, которое вправе предъявить требование о нед-ти сделки, выбор
способа защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса. Установлены
также различные сроки исковой давности для оспоримых и ничтожных сделок.
Оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой судом по
установленным законом основаниям, поэтому остается действительной, пока суд не
признает ее недействительной. Это означает, что в момент совершения оспоримая
сделка порождает свойственные действительной сделке правовые последствия, но они
неустойчивы, т.к. она может быть впоследствии признана судом недействительной.
Напротив, ничтожная сделка недействительна независимо от cудебного признания,
поэтому она недействительна с момента совершения: на ее ничтожность уже указал
сам законодатель. Однако недействительность ничтожных сделок не всегда
очевидна, и стороны нередко вынуждены обращаться в суд и для признания
ничтожной сделки недействительной (напр., чтобы определить, посягает ли на
публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц сделка,
нарушающая требования закона или иного правового акта,). ГК не требует, но и не
запрещает в спорных случаях предъявить в суд требование о признании ничтожной
сделки недействительной и лишь вследствие такого признания – о применении
последствий ее недействительности (п. 1 ст. 166 ГК).
Согласно правилам п. 2 ст. 166 ГК надлежащими истцами для предъявления
требований о признании оспоримой сделки недействительной и о применении
последствий ее недействительности признаны сторона сделки или иное лицо,
указанное в законе. При этом сторона, из поведения которой явствует ее воля
сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором она
знала или должна была знать при проявлении воли. Истец должен доказать, что
оспоримая сделка нарушает его права или охраняемые законом интересы; если сделка
оспаривается в интересах третьих лиц – доказать, что сделка нарушает права или
охраняемые законом интересы третьих лиц. При этом надо применить установленное
законом специальное, а при его отсутствии – общее основание недействительности
сделки. Если надлежащие истцы названные требования не предъявят либо суд им в
иске откажет, сделка останется действительной. Отказ в иске на том основании, что
требование истца основано на оспоримой сделке, возможен только при
одновременном удовлетворении встречного иска ответчика о признании такой сделки
недействительной или наличии вступившего в законную силу решения суда по
другому делу, которым такая сделка признана недействительной.
В п. 3 ст. 166 ГК сужен также круг лиц, которые могут требовать применения
последствий нед-ти ничтожных сделок – это сторона сделки и лишь в
предусмотренных законом случаях – иное лицо. При этом требование о признании
недействительной ничтожной сделки независимоот применения последствий ее
недействительности может быть удовлетворено лишь если лицо, предъявляющее
такое требование, имеет охраняемый законом интересв признании сделки
недействительной
Согласно п. 4 ст. 166 ГК суд вправе применить последствия недействительности
ничтожной сделки по своей инициативе лишь если это необходимо для
защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях, ибо
применение последствий недействительности сделки – это субъективное право лиц,
чьи права и законные интересы нарушены сделкой.
Поскольку специальные основания нед-ти сделки позволяют отнести сделку к числу
оспоримых или ничтожных, они используются законодателем как критерии их
разграничения. При наличии в ГК специального основания разграничениеоспоримых
и ничтожныхсделокне вызывает затруднений: законодатель в соответствующей статье
ГК прямо называет сделку ничтожной либо указывает на оспоримость сделки.
Последнее означает, что в правовой норме содержатся слова « сделка … может быть
признана недействительной судом….по иску ….», а также определеныобстоятельства,
которые могут повлечь признание сделки недействительной.
Специальныеоснования нед-ти сделки, которые преимущественно применяются
судами в спорах о нед-ти сделок, предусмотрены в § 2 гл. 9 ГК. Поскольку в ст. 174.1
ГК введено новое основание признания сделки ничтожной, выделено семь
специальных оснований (составов) признания сделок ничтожными – п.2 ст. 168 ГК;
ст. 169 ГК; п.1 ст. 170 ГК; п. 2 ст. 170 ГК; ст. 171 ГК; ст. 172 ГК и ст. 174.1 ГК.
Основания признания оспоримых сделок недействительными также пополнились
новым, касающимся сделок, совершенных без согласия третьего лица, органа ю.лица
или госоргана либо органа местного самоуправления, необходимость получения
которого предусмотрена законом (ст. 173.1 ГК). Оспоримыми являются сделки,
предусмотренные п.1 ст. 168 и статьями 173 –179 ГК.
Нормы, устанавливающие ничтожность сделки либо ее части, есть и в других главах
ГК. В силу прямого указания закона к ничтожнымсделкам, в частности, отнесены:
соглашение участников товарищества об ограничении или устранении
ответственности, предусмотренной в статье 75 ГК (п. 3 ст. 75 ГК); соглашение о
переводе должником своего долга на другое лицо при отсутствии согласия кредитора
(п. 2 ст. 391 ГК); заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении
ответственности за умышленное нарушение обязательства (п. 4 ст. 401 ГК) и многие
другие. В силу п. 5 ст. 426 ГК условия публичного договора, не соответствующие
требованиям, установленным пунктами 2 и 4 этой статьи, являются ничтожными.
При отсутствии в ГК специального основания нед-ти сделки применяем правила ст.
168 ГК, которая устанавливает в качестве общего основания нед-ти сделки нарушение
требований закона или иного правового акта, а в качестве дополнительного критерия
разграничения оспоримых и ничтожных сделок – характер нарушенного заключенной
сделкой интереса. В свое время Г.Ф. Шершеневич, подразделяя недействительные
сделки на ничтожные и опровержимые, полагал, что различие между ними
основывается на том, какие интересы имеет в виду закон, устанавливающий
недействительность: исключительно ли интерес частного лица или же также
и интерес всего общества //Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права
(по изд. 1907 г.). М.: Спарк, 1995. С. 126 - 127. Этот подход реализован в новой
редакции ст. 168 ГК с появлением в качестве дополнительного критерия
разграниченияоспоримых и ничтожных сделок нарушения ничтожной сделкой –
наряду с нормами ГК или иного правового акта – также публичных интересов или
прав и охраняемые законом интересов третьих лиц.
Данный критерий отражает сущностное различие между оспоримыми и ничтожными
сделками, но при их разграничении путем определенияцелевой направленности (на
нарушение частного интереса сторон сделки – для оспоримых; на нарушение
публичных интересов или интересов третьих лиц – для ничтожных сделок) на первое
место выходит судейское усмотрение, поскольку суд правомочен разрешать спорный
вопрос, определяя цели законодателя с учетом конкретных обстоятельств дела.
Следует отметить, что по общему правилу п. 1 ст. 168 ГК последствием нарушения
требования закона или иного правового акта теперь является не ничтожность, как это
было ранее, а оспоримость сделки. Ничтожность сделки вследствие нарушения
требований закона или иного правового акта наступает, если одновременно с их
нарушением сделка посягает на публичные интересы либо права и охраняемые
законом интересы третьих лиц. Однако и в этом случае вне зависимости от
указанных обстоятельств законом может быть установлено, что такая сделка
оспорима, а не ничтожна, или к ней должны
применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью
сделки (п. 2 ст. 168 ГК).

7. Правовые последствия недействительности сделок.

1. Нарушение законодательства сторонами, заключающими сделку, может касаться не


всей сделки, а только отдельных ее частей. В таких случаях встает вопрос о судьбе
сделки в целом. Ответ на него содержится в ст. 181 ГК: «Недействительность части
сделки не влечет за собой недействительности прочих ее частей, если можно
предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее
части». Например, недействительными могут быть признаны отдельные распоряжения
завещателя, если их недействительность не затрагивает остальной части завещания и
можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии
распоряжений, признаваемых недействительными (п. 3 ст. 1052 ГК).

Сделка может быть признана недействительной в части при наличии следующих


условий:

1) нарушение норм законодательства не должно относиться к предписанной


законодательством форме сделки, правоспособности и дееспособности ее участников;

2) остальные части сделки могут составлять содержание сделки;

3) можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения


недействительной ее части.

Ряд случаев недействительности части сделки указан в самом ГК (п. 2 ст. 310, п. 2 ст.
371, п. 5 ст. 396, п. 1 ст. 841, ст. 1064 и др.).

2. По общему правилу недействительная сделка признается таковой с момента ее


совершения (п. 1 ст. 168 ГК), независимо от того, является ли она ничтожной или
оспоримой. Так, при существенном нарушении плательщиком ренты своих
обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества,
переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной
цены на условиях, установленных ст. 565 ГК. При этом плательщик ренты не вправе
требовать компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием получателя
ренты (п. 2 ст. 576 ГК). Однако если из содержания сделки вытекает, что она может
быть прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной,
прекращает ее действия на будущее (п. 1 ст. 168 ГК). Суд при этом исходит из
содержания сделки, не препятствующего возможности ее прекращения лишь на
будущее время. В частности, договор аренды может быть признан недействительным
лишь на будущее.
1. Правовые последствия признания сделок недействительными зависят от того,
исполнена или не исполнена сделка.

Если сделка не была исполнена, она не порождает никаких правовых последствий. Ни


одна из сторон не вправе требовать ее исполнения. При этом в случае, когда
предметом сделки была индивидуально-определенная вещь, сторона сделки,
требующая возврата вещи не должна доказывать своего вещного права на нее, а другая
сторона не имеет права ссылаться на добросовестность ее приобретения. Основанием
реституции является сам факт признания судом недействительности сделки.

Иначе решается вопрос в случаях, когда сделка частично или полностью


исполнена. Встает вопрос о последствиях недействительности сделки и о судьбе
имущества, переданного одной или обеими сторонами во исполнение сделки. Решение
зависит от основания, по которому сделка признана недействительной, от наличия
умысла у одной или каждой из сторон и от того, обе стороны или одна из них
исполнила сделку.

Последствием признания сделки недействительной может быть двусторонняя или


односторонняя реституция либо недопущение реституции (от лат. restituere – снова
ставить, вновь приводить в порядок, возмещать, восстанавливать).

2. Общее правило о последствиях недействительности сделок содержится в п. 2 ст. 168


ГК: «При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в
том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом,
выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить его стоимость в
деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены
настоящим Кодексом либо иными законодательными актами». При этом в случае,
когда предметом сделки была индивидуальная вещь, сторона, требующая возврата
вещи, не должна доказывать своего вещного права на нее, а другая сторона не имеет
права ссылаться на добросовестность ее приобретения. Основанием реституции
является сам факт признания судом недействительности сделки. Иначе говоря, по
общему правилу недействительность сделки влечет двустороннюю реституцию.

В случае возвращения имущества в натуре, если оно использовалось, учитывается его


состояние с учетом нормальной амортизации. Если его качество повысилось
вследствие внесения в него улучшений, сторона, которой имущество возвращается,
должна возместить стоимость необходимых улучшений.

Двусторонняя реституция установлена для следующих случаев


недействительности сделок:

– с нарушением формы;

– в связи с нарушением требования государственной регистрации сделки;

– сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности;


– совершенных недееспособными гражданами и с выходом за пределы ограниченной
дееспособности граждан (в возрасте до 14 лет, от 14 до 18 лет), ограниченных в
дееспособности;

– совершенных с выходом за пределы правомочий на совершение сделок


представителем или органом юридического лица;

– совершенных гражданином, не способным понимать значение своих действий и


руководить ими;

– совершенных под влиянием существенного заблуждения;

– сделки, совершение которых запрещено законом при отсутствии умысла каждой из


сторон.

3. Односторонняя реституция состоит в том, что потерпевшему в сделке


возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности
возвратить полученное в натуре возмещается стоимость в деньгах. Имущество,
полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в
возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Республики Беларусь.
Такие последствия наступают, когда сделка совершена под влиянием обмана, насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой, а также
сделка, которую одно лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона
воспользовалась (кабальная сделка).

Такие же последствия влечет недействительная сделка, совершение которой


запрещено законодательством при отсутствии умысла у одной из сторон.

4. При двусторонней и односторонней реституции в некоторых случаях


наступают дополнительные имущественные последствия. Их суть заключается в том,
что одной стороной сделки, признанной недействительной, возмещаются расходы,
стоимость утраченного или поврежденного имущества другой стороны.

Такие последствия наступают в случаях, когда сделка признана соответственно


ничтожной или недействительной, как совершенная гражданином:

– признанным недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 172 ГК);

– несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (ст. 173 ГК);

– несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 176 ГК);

– гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 178 ГК);

– гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими


(ст. 177 ГК).
Во всех этих случаях, кроме возврата полученного, дееспособная сторона обязана
возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если она знала или
должна была знать о недееспособности другой стороны (п. 1 ст. 172 ГК).

В случае признания сделки недействительной, как совершенной под влиянием обмана,


насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой
стороной, а также сделки, которую лицо было вынуждено совершить вследствие
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, кроме
возврата полученного потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему
реальный ущерб (ст. 180 ГК).

В случае признания недействительной сделки, совершенной под влиянием


заблуждения, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе
требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если
докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не будет
доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана
возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже
если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся
стороны (п. 2 ст. 179 ГК).

5. Недопущение реституции предусмотрено ст. 170 ГК в случае заключения сделки,


запрещенной законодательством. Такая сделка ничтожна. Ее последствия зависят от
наличия умысла у сторон, заключивших сделку, и от исполнения сделки обеими или
одной из сторон.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки в доход Республики Беларусь
взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной
стороной, с другой взыскивается в доход Республики Беларусь все полученное ею и
все причитающееся с нее первой стороне (в возмещение полученного).

При наличии умысла лишь у одной из сторон сделки все полученное ею по сделке
должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо
причитавшееся ей от виновной стороны в возмещение исполненного взыскивается в
доход Республики Беларусь (ст. 170 ГК). Исключение составляет правило п. 1 ст. 841
ГК, согласно которому, если страховая сумма, указанная в договоре страхования
имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость,
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату не
подлежит, но не обращается в доход государства.

6. Следует особо подчеркнуть, что к требованию о возврате исполненного по


недействительной сделке применяются правила о возврате неосновательного
обогащения, поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из
существа соответствующих отношений (ст. 972 ГК).

7. Правила о последствиях недействительности сделок применяются с определенными


ограничениями, когда речь идет о последствиях недействительности договора купли-
продажи предприятия. Правила, предусматривающие возврат или взыскание в натуре
полученного по договору с одной стороны или с обеих сторон, применяются к
договору купли-продажи предприятия, если такие последствия существенно не
нарушают права и охраняемые законодательством интересы кредиторов продавца и
покупателя, других лиц и не противоречат государственным и общественным
интересам (ст. 537 ГК).

Представительство. Доверенность.

1. Исходя из положений п. 1 ст. 183 ГК, представительство - совершение одним


лицом (представителем) в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных
юридических действий от имени и в интересах другого лица (представляемого),
которые непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и
обязанности представляемого.

Институт представительства широко применяется в гражданском обороте, что


объясняется наличием ряда причин как юридического, так и фактического порядка.

Юридические - причины, обусловленные наличием у лица дееспособности. В силу


закона дееспособность в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия,
то есть по достижении 18-летнего возраста, а также в случаях эмансипации или
вступления в брак ранее 18 лет, если брачный возраст снижен в установленном
законом порядке. Поскольку согласно гражданскому законодательству
несовершеннолетние в возрасте до 18 лет обладают частичной дееспособностью
(малолетние - в меньшем объеме, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет - в
большем), то "восполняют" их дееспособность законные представители. За
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет сделки (за исключением сделок, указанных в
законе) могут совершать от их имени только их законные представители - родители,
усыновители или опекуны (ч. первая п. 1 ст. 27 ГК).

На совершение сделок (за исключением сделок, указанных в законе)


несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет их законные представители -
родители, усыновители или попечители дают письменное согласие (ч. первая п. 1 ст.
25 ГК). От имени гражданина, признанного судом недееспособным вследствие
психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) сделки совершает его
опекун (п. 2 ст. 29 ГК). Гражданин, ограниченный судом в дееспособности вследствие
злоупотребления им спиртными напитками, наркотическими средствами либо
психотропными веществами, вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые
сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы
и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК).

В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК юридическое лицо приобретает гражданские права и


принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в
соответствии с законодательством и учредительными документами. В
предусмотренных законодательством случаях юридическое лицо может приобретать
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих
участников (п. 2 ст. 49 ГК), которые действуют на основании доверенности либо в
допускаемых законодательством случаях - без нее.

Фактическими причинами нуждаемости в услугах представителя могут быть


обстоятельства, которые в силу объективных либо субъективных факторов исключают
личное участие представляемого в осуществлении им своих прав и исполнении
обязанностей (длительная болезнь, командировка, занятость, отсутствие специальных
познаний и т.п.). Характер деятельности подавляющего большинства юридических
лиц вообще немыслим без представительства (например, торговые организации,
филиалы).

Из определения представительства следует, что оно влечет возникновение


целого комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных правоотношений, а
именно:

1) отношений между представляемым и представителем (т.н. внутренние отношения);

2) отношений между представителем и третьими лицами (т.н. внешние отношения);

3) отношений между представляемым и третьими лицами.

Внутренние и внешние правоотношения, будучи в определенной степени


самостоятельными, взаимосвязаны в силу того, что внутренние являются основанием
для возникновения внешних. Внешние правоотношения возникают только в связи с
реализацией внутренних правоотношений. В свою очередь внутренние и внешние
правоотношения обусловливают возникновение правоотношений между
представляемым и третьими лицами.

Практические задания

1. Задача.

Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о том,


что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-Петербург и
будет постоянно проживать со своей матерью в Твери, а Ибрагимова, со своей стороны,
дала обещание не вступать в новый брак до окончания института их дочерью —
студенткой первого курса. Сразу же после оформления развода Ибрагимов выехал из
квартиры. Через некоторое время Ибрагимова узнала о том, что ее бывший муж
оформляет покупку однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Ибрагимова пришла к
нотариусу, оформлявшему сделку купли-продажи, и сообщила ему, что договор купли-
продажи не может быть заключен, так как он противоречит письменному обязательству
Ибрагимова уехать из города. Нотариус заявил, что не видит препятствий для совершения
сделки купли-продажи и удостоверил договор.

Ибрагимова предъявила иск в суде о признании договора недействительным.

Какое решение должен вынести суд?

Ответ

Такое соглашение противоречит законодательству, поэтому нотариус совершенно прав,


отказав в удостоверении такого соглашения.

Во-первых, раздел общего имущества супругов может быть произведен по требованию


любого из супругов в течение трех лет с момента расторжения брака (ст. 39 Семейного
Кодекса РФ). Это право каждого из супругов. Ограничить супругов в этом праве
невозможно.
Во-вторых в соглашение о разделе имущества супругов невозможно включить
обязательства бывшей супруги не вступать в новый брак, поскольку это нарушает ее
права.

В соответствии со ст. 7 СК РФ Осуществление членами семьи своих прав и исполнение


ими своих обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других
членов семьи и иных граждан.

2. Задача.

Травкин приобрел в магазине музыкальных инструментов концертный рояль в кредит. На


следующий день к директору магазина явилась жена Травкина и потребовала принять
обратно рояль и возвратить полученную в магазине сумму аванса. При этом она пояснила,
что Травкин страдает шизофренией, состоит под наблюдением психоневрологического
диспансера и в ближайшее время она намерена обратиться в суд с заявлением о признании
его недееспособным. Приглашенный директором магазина продавец, оформлявший
покупку, сообщил, что поведение Травкина не давало ни малейшего повода заподозрить
какую-либо психическую ненормальность. К тому же Травкин, опробуя инструмент,
исполнил на весьма высоком профессиональном уровне несколько технически сложных
отрывков из произведений Бетховена, Листа и Дебюсси.

Жена Травкина предъявила медицинскую справку, где отмечалось, что Травкин в течение
ряда лет подвержен периодическим приступам шизофрении, которые за последние
несколько месяцев участились, но в промежутках между ними он вполне способен
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.

Мог ли Травкин совершить данную сделку?

1. Если он был в установленном законом порядке признан недееспособным, сделка может


быть опекуном Травкина, признанна недействительной;

2. Если рояль является дорогостоящим, и цена договора оказывает существенное влияние


на бюджет семьи, его супруга, в порядке искового производства, в суде, имеет право
признавать сделку недействительной, в связи с отсутствием согласия второго супруга, на
заключение крупной сделки;
3. Выпишите из Гражданского Кодекса РФ нормы, закрепляющие правила о том, когда, в
каких случаях конклюдентные действия и молчание могут рассматриваться как форма
заключения сделки.

Ответ :
Договором займа называется сделка, по которой одно лицо предоставляет другому
деньги (или иное имущество), а другое лицо обязано возвратить такую же сумму или
такое же имущество в срок, который указан в договоре.
Если договор заключен между гражданами на сумму более чем десять МРОТ,
необходима письменная форма договора. Если вы передали взаймы кому-то 5 000
рублей и не взяли расписку, то есть совершили устную сделку, то это не значит, что
договор недействителен. Но в случае, если деньги вам не отдадут, в суде будет трудно
доказать факт передачи денег, поскольку ссылаться на свидетелей в данном случае закон
не позволяет. Так что лучше соблюдать требование закона о письменной форме
договора.
Договор займа является «реальным» договором- что означает: договор вступает в силу
с момента «реальной» передачи денег или вещей взаймы. В случае подписания
договора займа обязанность займодавца передать деньги не возникает. Если же деньги
переданы, обязанность заемщика возвратить такую же сумму возникает немедленно и с
этого момента начинается срок договора.
3 . Выпишите из Гражданского Кодекса РФ нормы, закрепляющие правила о том,
когда, в каких случаях конклюдентные действия и молчание могут
рассматриваться как форма заключения сделки.
1. Изучите положения Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ " О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним " и "
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате ". (утв. ВС РФ 11.02.1993г.
). Полученные знания занести в таблицы :

какие
законодательные
акты были
порядок исполнитель,
основное структура изменены или
вступления ответственность
содержание закона утратили силу в
в силу и контроль
связи с
принятием
данного закона

Часть четвертая
состоит из утратила силу. -
21глав,главы Федеральный
состоят из закон от
109 стотей 01.07.2005 N 78-
ФЗ

2. Выпишите из Гражданского Кодекса РФ нормы, закрепляющие правила о том, когда,


в каких случаях конклюдентные действия и молчание могут рассматриваться как
форма заключения сделки.
Сделка порождает права и обязанности при условии соблюдения требуемой формы.
Под формой сделки следует понимать способ фиксации волеизъявления участников
данной сделки. Порок формы сделки - это ее несоблюдение. Договор может быть
заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для
договоров данного вида не установлена определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК РФ).
Следовательно, при решении вопроса о необходимой форме договора приоритетное
значение имеют специальные требования, содержащиеся в правилах о форме
определенных видов договоров. Соответствующие требования могут быть
предусмотрены только законом.
Сделки могут совершаться устно (в словесной форме), путем осуществления
конклюдентных действий, молчания (бездействия), в письменной форме (простой или
нотариальной), соответственно, выделяются и разновидности несоблюдения формы
сделки.

Исковая давность.
1. Исковая давность как средство защиты субъективного права. Виды сроков
исковой давности.

Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено и
который может требовать защиты своих нарушенных прав и интересов.

Исковая давность – срок принудительной защиты нарушенного права, тесно связанный с


правом на иск.

Право на иск – обеспечиваемая законом возможность заинтересованного лица обратиться


в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора в целях
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо


от того, истек срок исковой давности или нет.

Сроки и порядок исчисления исковой давности не могут быть изменены соглашением


сторон. Течение сроков исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало (или
должно было узнать) о нарушении своего права. Исключение составляют обязательства с
определенным сроком исполнения – течение исковой давности здесь начинается по
окончании срока исполнения. Если срок исполнения обязательства не определен или
определен моментом востребования, то течение исковой давности начинается с момента,
когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а
если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования,
исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

Виды сроков исковой давности:

1)общая исковая давность устанавливается в три года и подлежит распространению


практически на все отношения, для которых не предусмотрены специальные сроки;

2)специальная исковая давность, прямо указанная в законе (для отдельных видов


требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности,
сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком).

Порядок исчисления.

ГК РФ (ст. 191 — 194) ставит целью установление единого порядка исчисления сроков
главным образом применительно к случаям, когда они выражаются определенным
периодом. Для таких случаев предусматривается начало течения срока и его конец.

Согласно ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на


следующий после наступления календарной даты или соответствующего события день.
Так, если началом срока признано 1 января, отсчет времени начнется 2 января.

Установлены особые правила для определения момента истечения срока, выраженного в


годах, месяцах, кварталах, полумесяцах и неделях (ст. 192 ГК РФ). Так, годичный срок
истекает в соответствующем месяце и числе последнего года. Например, если 30 марта
2008 г. началось исчисление трехлетнего срока, то последним его днем считается 30 марта
2011 г.
Месячный срок признается истекшим в соответствующем числе последнего месяца.
Таким образом, срок в один месяц, начавшийся 30 апреля, будет считаться истекшим 30
мая. То же правило применяется к срокам в полгода и квартал, при этом квартал
признается равным трем месяцам, а его порядковый номер начинается с начала года (т. е.
начало первого квартала — 1 января).

Возможны случаи, когда месяц, на который падает окончание срока, не имеет


соответствующего числа. Тогда действует правило, в силу которого срок признается
истекшим в последний день этого месяца. Так, с учетом того, что в марте 31 день, а в
апреле 30 дней, месячный срок, начатый 31 марта, завершится 30 апреля.

Срок, исчисляемый неделями, считается истекшим в последний день последней недели.


Таким образом, недельный срок, начавшийся в среду, признается истекшим в среду
следующей недели.

Правила об исчислении срока, обозначенного в днях, относятся и к недельным срокам с


тем, что двухнедельный срок считается равным 15 дням.

Если срок составляет полгода, применяются правила, определяющие порядок исчисления


месячных сроков.

В ст. 193, 194 ГК РФ особо выделены две ситуации, охватывающие сроки, выраженные не
только периодом времени, но и определенной датой.

Первая ситуация имеет место в случаях, когда соответствующая дата или последний день
периода попадают на нерабочий день, например воскресенье. Тогда срок признается
наступившим или соответственно истекшим в ближайший следующий рабочий день (в
приведенном примере — в понедельник).

Вторая ситуация связана с порядком совершения действий в последний день срока. Речь
идет о том, что обязательство признается выполненным в срок, если это произошло до 24
часов соответствующего дня. В данном случае имеются в виду физические лица, а также
организации с круглосуточной работой (особо выделяют организации связи, которые
принимают письменные извещения и заявления круглосуточно). Если организация имеет
ограниченное время работы (например, до 18 часов), срок считается истекшим с момента
завершения последнего часа работы организации. Если в организации установлено
определенное время для совершения каких-либо операций (например, в банке для
проведения операций по расчетам, выдаче наличных денег), то срок истекает в тот час,
когда по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

Порядок применения срока исковой давности.

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску
лица, право которого нарушено, в силу ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности
устанавливается в три года.

Статья 199 ГК РФ предусматривает, что требование о защите нарушенного права


принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности, т.е.
срок исковой давности не является основанием для отказа в реализации права на подачу
иска.

Истец может предъявить требование, но только через суд.


В силу ч 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению
стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой
давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к
вынесению судом решения об отказе в иске.

Таким образом, после назначения судебного заседания (если конечно иск будет подан)
Вам необходимо заявить о пропуске исковой давности.

Однако необходимо помнить, что согласно ст. 205 ГК РФ в исключительных случаях,


когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по
обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное
состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите.
Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они
имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести
месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

Также в силу ст. 202 ГК РФ срок исковой давности может быть приостановлен

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных


условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на


военное положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации


отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего


соответствующее отношение;

5) если стороны отношений заключили соглашение о проведении процедуры медиации в


соответствии с Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)", а в силу ст. 203 ГК РФ возможен
перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном


порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о
признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново;
время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Таким образом, даже истечение срока исковой давности не гарантирует отказа в иске.

2. Приостановление, перерыв и восстановление течения срока исковой давности.


Последствия истечения срока исковой давности.

Срок исковой давности может быть приостановлен в случаях,

 если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при


данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
 если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на
военное положение;
 в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации
отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
 в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего
соответствующее отношение.

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные


обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока
давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение
срока давности.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления


давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести
месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до
срока давности (ст. 202 ГК РФ).

Срок исковой давности может быть также прерван:

 предъявлением иска в установленном порядке,


 совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения
срока исковой давности, исходя из конкретных обстоятельств, в частности, могут
относиться: признание претензии; частичная уплата должником или с его согласия
другим лицом основного долга и/или сумм санкций, равно как и частичное
признание претензии об уплате основного долга, если последний имеет под собой
только одно основание, а не складывается из различных оснований; уплата
процентов по основному долгу; изменение договора уполномоченным лицом, из
которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба
должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или рассрочке
платежа); акцепт инкассового поручения. При этом в тех случаях, когда
обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических
платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь
какой-то части (периодического платежа), такие действия не могут являться
основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям
(платежам).

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до
перерыва, не засчитывается в новый срок (ст. 203 ГК РФ).

В исключительных случаях суд вправе восстановить пропущенный срок исковой


давности. Основанием для восстановления является признание судом уважительности
причины пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью
истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). Причины
пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели
место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам
или менее шести месяцев - в течение срока давности (ст. 205 ГК РФ).

После восстановления дело рассматривается судом независимо от истечения срока


исковой давности. Более подробно особенности применения судами сроков исковой
давности отражены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой
давности».
Приостановление срока исковой давности (ст.202) означает, что ее течение не
происходит на отрезке времени, когда защиту прав осуществить невозможно по
предусмотренным законом обстоятельствам.( Когда обстоятельства признаются законом
особо уважительными, течение срока И.Д. приостанавливается на время их
существования.)

Приостановление течения срока ИД. возможно по 4 основаниям (ст. 202 ГК):

1) предъявителю иска препятствовало действие непреодолимой силы.

2) истец или ответчик находились в рядах Вооруженных Сил, переведенных на военное


положение.

3) введение Правительством отсрочки на исполнение обязательств (мораторий).

4) в силу приостановления действия закона или иного НПА, регулирующего


соответствующие отношения.

Согласно п.1 ст 202 этот перечень является исчерпывающим, но на основании ч.2 ст 198
ГК другими законами могут устанавливаться иные основания приостановления исковой
давности. (напр. В Кодексе торгового мореплавания РФ ст. 412 срок И.Д. по требованиям
к перевозчику приостанавливается на период составления специального расчета убытков
при общей аварии)

Для приостановления срока и.д. если эти обстоятельства должны возникнуть или
продолжать существовать в последние 6 месяцев срока давности. Если же срок давности
специальный ( 6 и менее месяцев) течение такого срока приостанавливается по данным
обстоятельствам в любой момент их наступления.

Со дня прекращения действия обстоятельств, приостанавливающих давность, её течение


продолжается. Оставшаяся часть срока давности удлиняется до 6 месяцев, а если срок был
6 мес. или менее , то срок удлиняется на срок самой давности.

Особым случаем приостановления И.Д. в ГК указывается оставление предъявленного в


суде иска без рассмотрения (ст. 204). Приост-е происходит независимо от времени
предъявления иска, а течение после оставления иска без рассмотрения продолжается в
общем порядке, удлинения срока не происходит. если без рассмотрения остается иск,
предъявленный в уголовном процессе, там возможно удлинение срока и.д. до 6 мес.

Перерыв течения срока И.Д.( ст. 203) означает, что время, истекшее до возникновения
обстоятельства, признаваемого законом основанием для перерыва, не засчитывается в
общую продолжительность давностного срока. Поэтому исковая давность начинает течь
заново. (правила о перерыве и.д. применяется судом и без ходатайства заинтересованной
стороны) И.Д. прерывается 2 обст-ми:

1)предъявлением иска; ( необходимо принятие судом иска к рассмотрению)

2)совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании


долга.(совершение ответчиком конкрет. действий – частич. уплата долга, прямое
заявление о согласии с требованиями истца)
Восстановление срока И.Д.( ст. 205) не означает его возобновления на новый срок.
Смысл его состоит в том, что суд предоставляет защиту нарушенного права несмотря на
то, что срок исковой давности пропущен. В ГК установлено, что восстановление срока
исковой давности должно носить исключительный характер, если причинами пропуска
давности является тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, невиновное
незнание личности нарушителя в вещных правах и другие обстоятельства,
которые суд признает уважительными (обст-ва должны быть связаны с личностью
истца).(Установление этих обстоятельств производится при рассмотрении иска по
существу на основе представленных сторонами доказательств.)

Причина признается уважительной только в случаях, когда оно имело место в последние
6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6мес. то в течение
срока давности. Восстановление срока И.Д. возможно только для ФЛ, по ходатайству
этого лица. (* Если должник исполнит обяз-во после истечения срока И.Д., то он не
вправе требовать исполненное обратно, даже если он не знал об истечении срока.

Легальное понятие исковой давности дано в ст.195 ГК РФ: исковой давностью


признается срок для принудительной защиты нарушенного права путем
предъявления иска в суд. Ее назначение состоит в том, чтобы предоставить потерпевшему
достаточный срок для защиты своего нарушенного права. По истечении исковой давности
потерпевший лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но
само нарушенное право сохраняется. Этим сроки исковой давности отличаются от
пресекательных сроков, истечение которых влечет утрату права.

Виды сроков исковой давности. Выделяют два основных вида данных сроков: 1) общий
срок исковой давности. Он распространяется на большинство требований субъектов
гражданского права и установлен в три года, что отражено в ст.196 ГК. 2) специальные
сроки, они устанавливаются законом для отдельных видов требований. Эти сроки могут
быть как сокращенными, так и более длительными по сравнению с общим сроком (п.1
ст.197 ГК). Например, в соответствии со ст.181 ГК иск о признании недействительности
оспоримой сделки может быть предъявлен лишь в течение года со дня возникновения
права на иск, а для требований о применении последствий недействительности ничтожной
сделки предусмотрен 10-летний срок исковой давности. Для специальных давностных
сроков установлен тот же режим, что и для общих, в том числе и правила исчисления,
приостановления и перерыва, последствия исчисления (п.2 ст.197 ГК). Срок исковой
давности не может быть изменен по соглашению сторон.

Применение срока исковой давности. Право на иск в процессуальном смысле – это право
подать иск в суд, а в материальном – это право на удовлетворение иска. Срок исковой
давности применяется только по заявлению стороны в споре.

Приостановление срока исковой давности возможно в случаях, указанных в ст.202 ГК, к


таким основаниям кодекс относит:

1. непреодолимую силу;
2. нахождение истца или ответчика в рядах Вооруженных Сил РФ, переведенных на
военное положение;
3. мораторий, объявленный Правительством на исполнение обязательства;
4. в случае приостановления действия закона или иного правового акта,
регулирующего спорные отношения;
Согласно п.1 ст.202 ГК этот перечень является исчерпывающим, однако на основании ч.2
ст.198 ГК другими законами могут устанавливаться иные основания приостановления
исковой давности.

Эти обстоятельства должны случиться или существовать последние 6 месяцев срока


исковой давности, после приостановления срок исковой давности подливается на 6
месяцев (п.2 ст.202 ГК).

Перерыв срока исковой давности регулируется ст.203 ГК, и перерыв возможен в двух
случаях: 1) предъявление иска 2) признание должником долга. После перерыва исковой
давности давностный срок начинает течь заново, а истекшее до перерыва время не
засчитывается в его продолжительность (ч.2 ст.203 ГК).

Восстановление срока исковой давности возможно только для физических лиц и только по
уважительной причине, случившейся в последние 6 месяцев исковой давности по
ходатайству этого лица. Все уважительные причины перечислены в ст.205 ГК: это
обстоятельства связанные с личностью лица, в частности его тяжелая болезнь,
беспомощное состояние или неграмотность, препятствовавшие ему прибегнуть для
защиты своих интересов к помощи представителя.

Если должник после истечения срока исковой давности исполнил обязательство, то он не


вправе требовать вернуть все обратно, даже если он не знал, что течет исковая давность
(ст.206 ГК).

Исковая давность не распространяется: 1) на требования вкладчиков банка о выдаче


вклада; 2) на требования о защите личных неимущественных прав и других
нематериальных благ, в т.ч. моральный вред; 3)на требования о возмещении вреда жизни
и здоровью, а само возмещение только за последние 3 года; 4)на требования собственника
или иного законного владельца об устранении нарушения их прав, т.е. на негаторный иск
исковая давность не распространяется; 5) в иных случаях установленных законом.
Данный перечень предусмотрен ст.205 ГК.

Последствия истечения исковой давности. Истечение исковой давности составляет


основание для принятия судебного решения об отказе в иске (абз.2 п.2 ст.199 ГК). В силу
ст.207 ГК одновременно с истечением давности по основному требованию также
прекращается давностный срок по дополнительным требованиям, обеспечивавшим
главное, т.е. залог, поручительство и т.п.

Пропуск исковой давности лишает лицо возможности прибегнуть к судебной защите


своего нарушенного права, т.е. лишает его права на иск.

3. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

Исковая давность не распространяется на:


требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ,
кроме случаев, предусмотренных законом;
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако
требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на
возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года,
предшествовавшие предъявлению иска, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его
права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304);
другие требования в случаях, установленных законом.

Практические задания

1. Покажите отличие приостановления течения срока исковой давности от её


перерыва, письменно сравнив текст статей 202 и 203 ГК РФ.

ГК РФ Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности


1. Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Российской
Федерации, переведенных на военное положение;
3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации
отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих
соответствующее отношение.
2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что указанные
в пункте 1 настоящей статьи обстоятельства возникли или продолжали существовать в
последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам
или менее шести месяцев, в течение срока исковой давности.
3. Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во
внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная
процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок,
установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока -
на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.
4. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления
течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока
исковой давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести
месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до
срока исковой давности.

ГК РФ Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности


Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий,
свидетельствующих о признании долга.
После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до
перерыва, не засчитывается в новый срок.

2. Задача.

31 января 1996 года между гражданами Андреевым и Борисовым был заключён


письменный договор займа на 3 месяца. До какого срока должнику Борисову
необходимо возвратить взятую им взаймы сумму, чтобы не просрочить исполнение
обязательства.

С какого момента можно обращаться в суд с требованием о принудительном


взыскании соответствующей суммы?
Обратиться в суд с иском о расторжении кредитного договора по ст. 395 ГК РФ как все
эти сроки предъявляются просто не возможно в судебном порядке.
Но обратите внимание на если не удастся удовлетворить Ваши иски в суде, обращайтесь в
суд с иском о признании половины стоимости займа, так как с вас не выписывали против
поставки соседки, но не могут своим простой купленной платежей. Он позволит
исполнить требование о возврате денег. Причиной увольнения вы сможете обратиться в
суд с иском о расторжении кредитного договора в суд на основании ст. 333 ГК РФ. Чтобы
избежать исполнения кассационных жалобы, согласно ст. 1064 ГК РФ обратитесь в
правоохранительные органы с заявлением о признании их права пользования квартирой.
Можно подать иск об определении порядка пользования квартирой.
Если Вы не согласны с утилизацией, то Вы можете подать заявление в мировой суд по
месту своего жительства (про по подобным делам).
ГК РФ.
Статья 31. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в
принадлежащем ему жилом помещении
1. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с
данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети
и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и
в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи
собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.
2. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным
жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением
между собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого
помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать
его сохранность.
Дополнительные консультации за плату. Айсылу

4. Задача.

Крылов одолжил у Вороновой значительную сумму денег с обязательством


возвратить долг через 2 месяца, т.е. не позднее 15 августа 1991 г. В указанный срок
деньги возвращены не были. Вместе денег Крылов выдал Вороновой новую
расписку, по которой обязался выплатить Вороновой сумму, увеличенную на 50%,
не позднее 1 декабря 1991 г. В ноябре 1991 г. Крылов был призван на
действительную военную службу, которую проходил в отдаленном пограничном
гарнизоне. После демобилизации в ноябре 1993 г. Крылов домой не возвратился,
поселившись в приморском городе, где устроился на работу в пароходство.

Узнав у родственников Крылова его адрес, Воронова направила ему письмо с


напоминанием о долге, но ответа не получила. 20 января 1995 г. Воронова
обратилась в суд с иском о взыскании с Крылова суммы долга. Крылов иска не
признал, сославшись на пропуск Вороновой срока исковой давности. Воронова
считала, что давность не истекла, так как, по ее мнению, время службы Крылова в
армии не должно засчитываться в срок исковой давности. Кроме того, Воронова
представила суду медицинские документы, подтверждающие, что в течение двух
месяцев, в период с 3 сентября по 5 ноября 1994 г., она находилась на излечении в
больнице.

Кто прав в это споре? Изменится ли решение задачи, если бы Крылов ответил на
письмо Вороновой и пообещал возвратить долг к какому-либо новому сроку
В данном случае течение срока исковой давности началось 15.08.1999 г., а в дальнейшем,
в связи с заключением нового соглашения сдвинулось до 01.12.1999 г. Из ст.202
Гражданского кодекса РФ следует, что течение срока исковой давности
приостанавливается, если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил,
переведенных на военное положение. Факта ведения военных действий недостаточно для
применения пп. 2 п. 1 ст. 202. В соответствии со ст. 19 Закона РФ от 31 мая 1996 г. "Об
обороне" (в ред. ФЗ от 30 декабря 1999 г.) военное положение вводится на всей
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в случае агрессии или
непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации.

Использование вооруженных сил на территории России для ведения военных


действий само по себе не создает для ответчика, находящегося в таких вооруженных
силах, основания для приостановления течения исковой давности в гражданском
отношении.
Таким образом, факт призыва Крылова на службу не является основанием для
приостановления срока исковой давности. В этом споре прав Крылов, срок исковой
давности действительно истек. В тоже время у Вороновой есть возможность
воспользоваться ст. 205 ГК РФ, в соответствии с которой в исключительных случаях,
когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по
обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное
состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите.
Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными,
если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок
равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.
В данном случае такие обстоятельства присутствуют, но решение о восстановлении
срока все равно не гарантировано и остается на усмотрение суда.
В случае, если Крылов ответил бы на письмо Вороновой и пообещал возвратить
долг, течение срока исковой давности в соответствии со ст.203 ГК РФ прервалось бы
и началось заново. Решение задачи в таком случае изменится, иск Вороновой будет
принят судом в любом случае.