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EL TESTAMENTO
Testamento: concepto y caracteres. Clases. Solemnidades generales. La
capacidad para testar. Ineficacia, revocación, nulidad y caducidad del tes-
tamento.
1. Concepto
La sucesión, señala el artículo 658 CC, se defiere por voluntad del hombre mani-
festada en testamento, y, a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama
testamentaria, y la segunda legítima. Podrá también deferirse en una parte por volun-
tad del hombre, y en otra por disposición de la ley.
El artículo 667 CC dispone: «El acto por el cual una persona dispone para des-
pués de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos, se llama testamento».
Esta definición legal fue criticada por la doctrina desde principios del siglo XX
por considerarla:
– inútil (podría suprimirse sin perjuicio para la economía del Código).
– incompleta (prescinde de los caracteres esenciales del testamento como ser un
acto personalísimo, esencialmente revocable, solemne, etc.)
– e inexacta (pues el testamento puede comprender tanto disposiciones patri-
moniales como declaraciones sobre relaciones familiares-reconocimiento de
hijos, nombramiento de tutores, etc.).
No obstante, a pesar de no contemplar los caracteres esenciales del testamento,
esta definición puede resultar útil y ha sido acogida por la jurisprudencia. Así, la STS
de 8 de julio de 1940 (quizá la más citada en el Derecho de Sucesiones, según LA-
CRUZ) establece: «…nos enseña el artículo 667 en relación con el artículo 668 del
Código sustantivo que el testamento es un acto por el cual se dispone, total o par-
cialmente, de los bienes para después de la muerte». De este concepto extrae dicha
sentencia las siguientes conclusiones:
1ª) No será testamento el acto que, aun presentando forma externa de tal, pueda
dudarse si constituye un simple esbozo y no un acto definitivo, o en que el otorgante
se limite a aconsejar o rogar sobre el destino de su patrimonio.
2ª) No valdrá como testamento si no consta con claridad la intención de testar,
esto es, de disponer para después de la muerte del declarante.
3ª) Si bien es indiferente el modo y términos en que el testador se exprese, siem-
pre es necesaria la esencia de la disposición mortis causa en sus palabras.
De conformidad con lo anterior cabría conceptuar el testamento como una decla-
ración de voluntad por la que el causante, de acuerdo con las formalidades legalmen-
te establecidas, ordena la sucesión en todo o en parte de su patrimonio para cuando
él muera, sin perjuicio de que esa declaración de voluntad pueda también referirse
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2. Naturaleza jurídica
Al tratarse de una declaración de voluntad, coinciden todos los tratadistas en con-
siderarlo un negocio jurídico pues es un acto de la autonomía de la voluntad dirigi-
do a reglamentar, dentro de unos límites, el régimen y los efectos de la sucesión del
testador.
El testamento, como negocio jurídico mortis causa, se otorga para producir efec-
tos a la muerte del testador. Por lo tanto, se perfecciona desde su otorgamiento por
el testador.
Sin embargo, en cuanto a su eficacia, hay que distinguir:
– Frente al testador es eficaz desde que se otorgó.
– Frente a los terceros el testamento es irrelevante hasta que no se abra la su-
cesión, hasta la muerte del testador. Por eso, en vida del testador los favorecidos
no tendrán expectativas sucesorias en sentido estricto y no podrán ejercitar actos
conservativos o cautelares en previsión de la futura sucesión (JORDANO BAREA Y
CAPILLA RONCERO).
3. Caracteres
Del examen de los diversos preceptos del CC que configuran los rasgos del testa-
mento, cabe concluir que los caracteres esenciales del mismo (no todos ellos exten-
sibles, como veremos, al testamento en los ordenamientos forales) son los siguientes:
A) Unilateral
A diferencia del contrato, en el testamento no concurren dos partes. Sólo la única
voluntad del testador crea el testamento permaneciendo ajeno a cualquier concierto
de voluntades como ocurre en los pactos sucesorios. No hay una contraparte a la
que va dirigida la declaración de voluntad.
B) No receptibilidad
En consonancia con la unilateralidad, la declaración de voluntad no es preciso que
sea conocida por los interesados para que despliegue sus efectos (STS de 8 de julio
de 1940). La voluntad de los beneficiarios sólo es necesaria para la efectiva adquisi-
ción de los bienes hereditarios, pero no para la eficacia de la disposición testamen-
taria como tal.
C) Unipersonal
El testamento es un acto esencialmente individual en el que no cabe la concu-
rrencia de otra persona para su otorgamiento simultáneo. El artículo 669 CC prohíbe
expresamente que dos o más personas puedan testar mancomunadamente, o en un
mismo instrumento, ya lo hagan en provecho recíproco, ya en beneficio de un terce-
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ro. Por su parte, el artículo 1271 prohíbe los contratos sucesorios. El fundamento de
tales prohibiciones es garantizar la independencia y libertad en la formación de la
voluntad. La prohibición se extiende al testamento mancomunado otorgado por es-
pañoles en el extranjero, aunque sea válido según las leyes del lugar de otorgamiento
(artículo 733).
Lo que el CC prohíbe es el testamento mancomunado en unidad instrumental. En
este sentido, la STS de 13 de febrero de 1984 niega que tenga carácter de mancomu-
nado el testamento en el que el testador manifestó que disponía de sus bienes de
acuerdo con su consorte, pero sin testar éste en el mismo instrumento.
En algunos ordenamientos forales se admite expresamente el testamento man-
comunado:
a) En Navarra se regula el «testamento de hermandad», definido como el otorgado
en un mismo instrumento por dos o más personas, aunque no sean parientes
entre sí (Leyes 199 a 205 de su Compilación de Derecho Civil).
b) En Vizcaya, con la denominación de testamento mancomunado o de herman-
dad, sólo se contempla aquél por el que los cónyuges pueden disponer de sus
bienes en solo instrumento. Sólo podrá otorgarse ante Notario (artículos 49 a
52 de la Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco).
c) En Galicia también se admite el testamento mancomunado entre cónyuges (ar-
tículos 137 a 140 de la Ley de Derecho Civil de Galicia).
d) En Aragón, su Ley de Sucesiones por Causa de Muerte (artículos 91 y 102 y ss)
permite a los aragoneses, sean o no cónyuges o parientes, testar de mancomún,
aun fuera de Aragón.
D) Personalísimo
Según el artículo 670 CC: «El testamento es un acto personalísimo: no podrá de-
jarse su formación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni hacerse por
medio de comisario o mandatario. Tampoco podrá dejarse al arbitrio de un tercero
la subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios, ni la designación de las
porciones en las que hayan de suceder cuando sean instituidos nominalmente».
Acto seguido, el CC excepciona en su artículo 671 que «podrá el testador enco-
mendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje en general a clases
determinadas, como a los parientes, a los pobres o a los establecimientos de bene-
ficencia, así como la elección de las personas o establecimientos a quienes aquéllas
deben aplicarse».
El testamento, o cláusulas del mismo que contravengan esta prohibición, será ra-
dicalmente nulo aplicándose la misma regla que el artículo 733 establece para el
testamento mancomunado.
Los ordenamientos forales contienen una regulación detallada de los testamentos
por comisario o por fiduciario:
a) En libro IV del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones se regula:
– La institución de heredero fiduciario (pudiendo recaer esta designación en la
persona del cónyuge sobreviviente o del conviviente en unión estable de pa-
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reja superviviente o de dos parientes más próximos que elija el testador. Será
fiduciario quien elija la persona a instituir como heredero entre los hijos y des-
cendientes (artículos 424-1 y 424-5).
– Los herederos y legatarios de confianza. Son personas individuales designados
por el testador para que den a los bienes el destino que les haya encomendado
confidencialmente, de palabra o por escrito (artículos 424-11 a 424-15)
b) El Código de Sucesiones por Causa de Muerte de Aragón regula en sus artícu-
los 124 a 133 la denominada «fiducia sucesoria» y dispone que «todo aragonés capaz
para testar puede nombrar uno o varios fiduciarios para que ordenen su sucesión
actuando individual, conjunta o sucesivamente».
c) En Navarra, la Compilación de Derecho Civil Foral también contempla las figu-
ras del «fiduciario-comisario», para el caso de haber fallecido el causante sin haber or-
denado de otro modo su sucesión (Leyes 281 a 288) y de los herederos de confianza,
en términos similares a la normativa catalana (Leyes 289 a 295).
d) En Galicia, la Ley de Derecho Civil Ley de Derecho Civil 2/2006, de 14 de junio
24 de mayo de 1995, autoriza a nombrar comisario al cónyuge no testador, al objeto
de que pueda distribuir, a su prudente arbitrio, los bienes del difunto y mejorar en
ellos a los hijos comunes sin perjuicio de las legítimas y mejoras que hubiese institui-
do ya el causante (arts. 197 y 198141 143).
e) Para Vizcaya, la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco regula en sus artículos
32 a 48 el poder gestatorio y el testamento por comisario. Merece destacarse la figura
del denominado «alkar-poderoso» por el que los cónyuges pueden nombrase recípro-
camente comisario en la escritura de capitulaciones o pacto sucesorio.
f) La Compilación del Derecho Civil de las Illes Balears contempla, para la isla de
Mallorca, que el testador encomiende al instituido heredero o al legatario llamado
al usufructo universal de la herencia la asignación o distribución de los bienes o la
elección de herederos, quedando a salvo las legítimas (arts 18 a 23). Para las islas de
Ibiza y Formentera contempla la fiducia sucesoria por la que cada cónyuge puede
nombrar fiduciario al otro para que ordene la sucesión de aquél entre sus descen-
dientes comunes.
E) Formalismo
La voluntad del testador ha de producir efectos tras su muerte por lo que ha de
manifestarse necesariamente a través de las formas predeterminadas por la Ley, de
modo que, si no se cumplen, no puede reconocerse su existencia.
Así lo sanciona el artículo 687 CC al disponer: «Será nulo el testamento en cuyo
otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas
en este capítulo».Todas las modalidades testamentarias tienen la nota del formalismo
siendo el negocio jurídico que el CC reviste de mayor número de formalidades.
Como consecuencia directa de este formalismo, el artículo 672 CC establece la
nulidad radical de las memorias testamentarias (escritos firmados por el testador en
las que, haciendo uso de la facultad que se reservó en el testamento, completaba,
modificaba u ordenaba nuevamente las disposiciones contenidas en él), salvo que
revistan los requisitos formales y materiales del testamento ológrafo, en cuyo caso
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valdrán como tal. Sí se admite la validez de las mismas en los ordenamientos forales
de Cataluña (artículo 421 del CCCataluña) y Navarra (Ley 196).
G) Revocabilidad
El testamento es un acto esencialmente revocable hasta la muerte del testador,
que podrá revocar su testamento anterior.
El artículo 737 CC establece al respecto que: «Todas las disposiciones testamenta-
rias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en el testamento su
voluntad o resolución de no revocarlas.
Se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras,
y aquellas en que ordene el testador que no valga la revocación del testamento si no
la hiciere con ciertas palabras o señales» (las denominadas cláusulas ad cautelam).
7º. Eficacia post mortem. Los efectos del testamento, como vimos, se producen a
la muerte del testador.
El artículo 676 CC clasifica los testamentos por su forma: «El testamento puede ser
común o especial. El común puede ser ológrafo, abierto o cerrado».
Según el artículo 679, «es abierto el testamento siempre que el testador manifieste
su última voluntad en presencia de las personas que deban autorizar el acto, quedan-
do enteradas de lo que en él se dispone».
Conforme al artículo 680, «el testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar
su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las
personas que han de autorizar el acto».
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A) El notario
En el CC sólo su artículo 694 pfo. 1º se refiere al notario autorizante cuando dis-
pone: «El testamento abierto deberá ser otorgado ante notario hábil para actuar en
el lugar del otorgamiento».
Esta exigencia se ha de extender a todos los testamentos notariales, no sólo al
abierto.
La habilidad del notario para actuar en un determinado lugar está regulada en los
artículos 116 a 118 del Reglamento Notarial.
Cuando se declare nulo un testamento por inobservancia de las formalidades re-
queridas en cada caso, el notario que lo haya autorizado será responsable de los
daños y perjuicios que sobrevengan, si la falta procediere de su malicia, o de negli-
gencia o ignorancia inexcusable (artículos 705 y 715 del CC para los testamentos
abierto y cerrado respectivamente), sin perjuicio de las responsabilidades penales o
disciplinarias a que pudiera haber lugar.
B) Los testigos
El CC exigía la presencia de testigos en todos los testamentos, salvo el ológrafo,
hasta la Ley 30/91 que suprimió con carácter general dicha exigencia en los testa-
mentos notariales.
No obstante, se requiere la presencia de dos testigos idóneos en los siguientes
casos de testamento notarial:
1º. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar el testamento (tanto abier-
to —artículo 697.1º— como cerrado —artículo 707.5º.2—).
2º. Si el testador, aunque pueda firmarlo, es ciego o declara que no sabe o no
puede leer por sí el testamento abierto. Si el testador que no supiese ni pudiese leer
fuera enteramente sordo, los testigos leerán el testamento en presencia del notario y
deberán declarar que coincide con la voluntad manifestada (artículo 697.2º).
3º. Si el notario no conoce al testador y éste no se identifica con documento oficial
(artículo 685.1).
4º. Si lo piden el notario o el testador (tanto en el cerrado como en el abierto, arts
697. 3 y 707.7º).
En los testamentos no notariales, menos en el ológrafo, se exige la presencia de
testigos a excepción del testamento cerrado militar ante el Comisario de Guerra, hoy
Interventor Militar, que ejerce funciones notariales.
Como recogen DÍEZ PICAZO Y GULLÓN, en los testamentos notariales los testi-
gos son meramente instrumentales pues quien autoriza el testamento es el notario
y su función es dotar de publicidad al otorgamiento. Por el contrario, en los que se
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El artículo 682 CC establece que: “en el testamento abierto tampoco podrán ser
testigos los herederos y legatarios en él instituidos, sus cónyuges, ni los parientes de
aquéllos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. No están
comprendidos en esta prohibición los legatarios ni sus cónyuges o parientes cuando
el legado sea de algún objeto mueble o cantidad de poca importancia con relación
al caudal hereditario”.
El artículo 683 CC dispone:“Para que un testigo sea declarado inhábil, es necesa-
rio que la causa de su incapacidad exista al tiempo de otorgarse el testamento”.
La inasistencia o incapacidad de los testigos cuando son preceptivos es causa de
nulidad del testamento.
mento ológrafo el artículo 688.2 exige que esté íntegramente autografiado por el
causante, y en los demás se exige la plena identificación del testador.
Tras la entrada en vigor de la Ley 30/1991, la identificación del testador en los
testamentos notariales se puede producir:
– Porque el notario conozca al testador (artículo 685.1).
– Si no lo conoce, se pude realizar, bien mediante dos testigos que conozcan al
testador y sean conocidos por el notario, bien mediante la presentación de los
documentos expedidos por las autoridades públicas cuyo objeto sea identificar
a las personas (artículo 685.2 CC en relación con el artículo 23 LN y 187 del
RN que autorizan la identificación a través del DNI y exigen que los documen-
tos oficiales han de tener fotografía y firma de su titular. Además del DNI, los
más habituales son el pasaporte y el permiso de conducir).
En los testamentos en peligro de muerte y en caso de epidemia, al no ser autori-
zados por notario, la identificación del testador necesariamente se ha de realizar por
testigos, que tienen obligación de conocerlo (artículo 685.2 CC).
Si no pudiese identificarse al testador en la forma indicada, se declarará esta cir-
cunstancia por el notario, o por los testigos en su caso, reseñando los documentos
que el testador presente con dicho objeto y las señas personales del mismo. Si el tes-
tamento fuere impugnado por tal motivo, corresponderá al que sostenga su validez
la prueba de la identidad del testador (artículo 686 CC).
Regulación que no es seguida por la Compilación del Derecho Civil de Navarra que en su
Ley 192, autoriza a los navarros a testar en vascuence, pero cuando el notario no conociere
esta lengua, exige la intervención de dos intérpretes elegidos por el testador para su traduc-
ción al castellano.
No existe inconveniente en que los intérpretes sean al mismo tiempo testigos del
testamento habiendo de reunir las condiciones de idoneidad de éstos.
3. Causas de incapacidad
Conforme al artículo 663 CC: «Están incapacitados para testar:
1º. Los menores de catorce años de uno y otro sexo (salvo el testamento ológrafo
que sólo puede otorgarse por los mayores de edad, ex artículo 668 CC).
2º. El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio».
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A) Edad
La mención al sexo trae causa de que en el derecho anterior al CC la mujer podía
testar a los doce años. La reducción de la edad respecto a la precisada para adquirir
la plena capacidad de obrar se justifica en que, al ser el testamento un acto mortis
causa, no puede causar perjuicios a su autor así como en la posibilidad de revocarlo
a lo largo de su vida.
B) Cabal juicio
Contempla el CC supuestos tanto de enajenación mental duradera como de acci-
dental y pasajera ausencia de capacidad de entender y de querer (hipnotismo, em-
briaguez, estado de shock, etc.).
La expresión empleada por el CC de no hallarse en su cabal juicio es más amplia
que la que utiliza al referirse a la incapacidad para contratar en su artículo 1.263.2º,
que habla de «locos o dementes» (OSSORIO y LACRUZ).
No se requiere una previa declaración de incapacidad aunque, si el sujeto está ha-
bitualmente carente de cabal juicio, no podrá gobernarse a sí mismo y debería estar
incapacitado conforme al artículo 200 CC. No obstante, si no está incapacitado por
resolución judicial, jugará la presunción de capacidad para testar del artículo 662
(STS de 18 de marzo de 1988)
La jurisprudencia del TS viene manteniendo que son circunstancias insuficientes para es-
tablecer la incapacidad: la edad senil del testador («ser un anciano decrépito y achacoso»),
que el otorgante se encuentre aquejado de graves padecimientos físicos que no afecten a su
estado mental o que padezca una enfermedad neurasténica y tenga algunas extravagancias
cuando el testamento se ha otorgado en estado de cabal juicio (STS de25/4/59, 25/10/28 y
27/1/1998).
También recoge la jurisprudencia que las demencias seniles por trastornos físicos orgáni-
cos (arterioesclerosis, hidrocefalia y alzhéimer) en fase terminal producen un deterioro irre-
versible de la capacidad de juicio que privan de la razón y de la capacidad de querer, entender
y obrar (STS de 18 de mayo de 1998).
Aunque el CC encabeza los artículos 737 y siguientes con la rúbrica «De la revo-
cación e ineficacia de los testamentos», no contiene una normativa general de los
diversos supuestos en que un testamento es inválido o carece de efectos. De forma
fragmentaria se ocupa de la nulidad (artículos 673, 687, 715 y 688.2º) y de la inefica-
cia y caducidad (artículo 743), mientras que en los artículos 737 y siguientes contie-
ne una más completa regulación de la revocación.
Ante esta falta de normación general sobre la ineficacia de los testamentos, habrá
que inducirla de los diversos preceptos que la regulan en su amplia gama de inexis-
tencia, nulidad, anulabilidad, resolución, rescisión, revocación, denuncia, caducidad,
etc. Sin que pueda reputarse aplicable íntegramente a los testamentos la doctrina ge-
neral sobre la nulidad de los negocios jurídicos inter vivos por ser aquéllos unos ne-
gocios de estructura unilateral y comprensivos de declaraciones no recepticias (SSTS
de 12 de noviembre de 1964, 26 de noviembre de 1968 y 3 de octubre de 1979).
Partiendo del concepto general de ineficacia del testamento como la carencia
de los efectos jurídicos que le son propios, las causas que pueden determinar dicha
ineficacia son: nulidad, revocación y caducidad. Con OSSORIO MORALES podemos
sintetizarlas de la siguiente forma:
a) Nulidad implica un defecto o vicio concurrente en el testamento que determi-
na su invalidez.
b) La revocación presupone un testamento válido y es la voluntad del testador la
que deja sin efecto el testamento.
c) La caducidad opera por el mero transcurso del tiempo sobre un testamento
inicialmente válido o por no practicar las solemnidades complementarias.
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1. Revocación
A) Concepto
El artículo 737 CC establece contundentemente el principio de la revocabilidad
esencial del testamento: «Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente
revocables, aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de
no revocarlas».
Tradicionalmente se ha fundamentado esta revocabilidad esencial en que la vo-
luntad mortis causa de una persona puede mudar mientras viva. Por eso se le de-
nomina última voluntad, pues mientras viva el causante tendrá la oportunidad de
cambiar el testamento para adaptarlo a sus sucesivos deseos.
Es tan esencial la revocabilidad del testamento, que el mismo artículo 737 dispone
que se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras,
y aquellas en que ordene el testador que no valga la revocación del testamento si no
lo hiciere con ciertas palabras o señales (les denominadas cláusulas ad cautelam).
Dado que los testamentos sólo pueden ser revocados por otros testamentos poste-
riores, resulta de gran importancia determinar el momento exacto del otorgamiento
para concretar cuáles son las disposiciones testamentarias vigentes en el momento
de abrirse la sucesión (por ello la fecha es requisito ineludible de todos los testamen-
tos).
Sin embargo, pueden producirse problemas difíciles de resolver (piénsese en la
concurrencia de un testamento abierto con constancia de la hora con otro ológrafo
de la misma fecha en el que no conste la hora, o en la concurrencia de dos testa-
mentos ológrafos de la misma fecha) cuando se suscite la duda sobre cuál gozará
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de eficacia cuando no aparezca claramente que el testador los concibió como com-
plementarios. La solución, como apunta CAPILLA RONCERO, debe encaminarse a
reputarlos complementarios, pues probablemente la intención de un testador que el
mismo día otorga varios testamentos no sea la de revocar, sino establecer un sistema
más o menos conjunto de sus últimas voluntades.
En consonancia con esta característica cabe definir la revocación como la declara-
ción de voluntad del testador por la que determina la ineficacia del anterior negocio
jurídico testamentario (DÍEZ PICAZO Y GULLÓN).
Al amparo del artículo 738, la revocación puede ser total o parcial, según afecte a
la totalidad del testamento o sólo a alguna o algunas de sus concretas disposiciones.
B) Requisitos
Impone el artículo 738 que el testamento no puede ser revocado en todo ni en
parte sino con las solemnidades necesarias para testar.
A excepción de la denominada revocación real —que abordaremos más adelan-
te—, la revocación ha de reunir las exigencias tanto de forma como de fondo propias
del testamento. Así, debe ser un acto personalísimo, sin que quepa que un tercero
pueda revocar el testamento otorgado por otra persona; es necesaria la misma capa-
cidad que para testar; y su contenido es sustancialmente idéntico al del testamento,
ya que, como éste, persigue ordenar de una determinada forma las disposiciones de
última voluntad del causante.
No existe obligación de que el testamento revocador sea del mismo tipo que el
revocado. Basta con sea eficaz. Por ello un testamento ológrafo podrá revocar a uno
notarial anterior, y viceversa.
El artículo 739.1º CC dispone que el testamento anterior queda revocado de de-
recho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que
aquél subsista en todo o en parte. Cuando el CC habla del nuevo testamento perfecto
significa que ha de ser válido (STS de 13 de julio de 1985). En consecuencia, si un
testamento caduca por falta de cumplimiento de los requisitos posteriores a su otor-
gamiento, devendrá ineficaz y carecerá de efectos revocatorios.
No obstante, sí se mantendrá el efecto revocatorio del testamento válido que no
llega ser eficaz, como dispone el artículo 740: «La revocación producirá su efecto
aunque el segundo testamento caduque por incapacidad del heredero o de los lega-
tarios en él nombrados, o por renuncia de aquél o de éstos».
C) Clases
Tradicionalmente se distingue por los autores entre revocación expresa, tácita y
material o real.
a) Revocación expresa
Es aquella en la que el testador de forma explícita manifiesta su voluntar de dejar
sin efecto, total o parcialmente, el testamento anterior. Ha de reunir los requisitos
exigidos por el artículo 738, ya estudiados.
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b) Revocación tácita
Es la que no se realiza de forma expresa, sino que hay que deducirla de un testa-
mento posterior. La contempla el ya citado artículo 739.1 cuando establece: «El tes-
tamento anterior queda revocado de derecho por el posterior perfecto, si el testador
no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte». El tenor
del precepto no exige que se exprese la subsistencia del testamento anterior, por
lo que cabria concluir que todo testamento perfecto está dotado ex lege de eficacia
revocatoria total de los anteriores, si bien ésta puede ser evitada por la voluntad del
testador expresada en último testamento.
Si a ello se añade que tampoco existe precepto alguno que obligue a establecer la
sucesión mediante un único testamento, cuando concurran varios testamentos y no
exista expresa declaración del testador sobre la subsistencia de los anteriores, deberá
acudirse a la interpretación de la voluntad testamentaria para averiguar si el causante
quiso la compatibilidad de todos ellos. La jurisprudencia más reciente, cuando no
hay revocación expresa, se decanta por la compatibilidad entre los diversos testa-
mentos (SSTS de 1 de febrero de 1986, 7 de mayo de 1990 y 14 de mayo de 1996).
Sin embargo, establece el artículo 739.2, el testamento anterior recobra su fuerza
si el testador revoca después el posterior, y declara expresamente ser su voluntad
que valga el primero. Es la denominada reviviscencia del testamento revocado, que
la mayoría de la doctrina extiende también a los supuestos en los que el segundo tes-
tamento es exclusivamente revocatorio, es decir, cuando se produce una revocación
de otra revocación.
Estos supuestos se califican como de testamentos per relationem, porque existe
un único testamento (el tercero) que se integra por un documento (el primer testa-
mento) al que se remite.
D) Efectos
La revocación priva de eficacia al testamento revocado con la excepción, prevista
en el artículo 731 CC, del reconocimiento de un hijo, que no pierde su fuerza aunque
se revoque el testamento en que se hizo o éste no contenga otras disposiciones, o
sean nulas las demás que contuviere. La razón de esta excepción está en la indispo-
nibilidad de los efectos del reconocimiento de hijos.
La jurisprudencia, con algunas vacilaciones, ha considerado que otras disposicio-
nes que no forman parte del contenido típico del testamento, como el reconoci-
miento de la simulación de una compraventa o el reconocimiento de derechos, no
resultaban alcanzadas por la revocación del testamento en el que se contenían (SSTS
de 6 de junio de 1986 o de (1 de julio de 1996).
2. Nulidad
El testamento será absolutamente nulo cuando no se cumplan en su otorgamiento
las prescripciones legales, lo que, como indica DÍEZ PICAZO, en algunos casos mas
que nulidad absoluta dará lugar inexistencia, si es que se admite esta categoría como
diferente a la anterior.
Ante la ya indicada falta de rigor del CC en materia de ineficacia y la ausencia de
un régimen jurídico regulador de la invalidez del testamento, se producen lagunas
que, en la medida de los posible y siempre que concurra identidad de razón, son
rellenables mediante el recurso a la analogía. Para ello se ha propuesto trasladar al
testamento la tipología básica de invalidez o ineficacia estructural del testamento,
distinguiendo así supuestos de nulidad radical junto a supuestos de anulabilidad o
impugnabilidad. Sin embargo, las diferencias estructurales entre contrato y testamen-
to dificultad extraordinariamente esa tarea, en especial por la unilateralidad del testa-
mento frente a la bilateralidad del contrato. Por ello, sólo parece razonable extender
el régimen de la nulidad y anulabilidad contractuales al testamento en los casos en
que pueda existir justificación (como aceptar la definición de dolo del artículo 1269
o incluir la intimidación, no expresamente contemplada en el artículo 673, entre los
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B) Clases de nulidad
Si la nulidad afecta a todo el testamento será total, mientras que si afecta a una o
varias disposiciones testamentarias concretas será parcial, permaneciendo la validez
del resto. Sin embargo, será nulo todo el testamento si se demostrara que el testador
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C) Legitimación
La legitimación activa para impugnar el testamento por causa de nulidad corres-
ponde a los interesados en la declaración de nulidad (herederos ab intestato, los fa-
vorecidos en un testamento anterior, los que tengan derecho de acrecer, etc.). La STS
de 13 de julio de 1989 sostiene que la acción corresponde exclusivamente a los que
por llamamiento de la Ley ostentan la condición de herederos, a falta de disposición
testamentaria. Resulta evidente que éstos son interesados, pero no debe desecharse
la posibilidad de que no sean los únicos. Sin embargo, podrá instarse la nulidad por
el Ministerio Fiscal cuando en el otorgamiento haya mediado delito, como medio de
restaurar el orden jurídico perturbado por la infracción criminal.
La legitimación pasiva corresponderá a los que resulten favorecidos por el testa-
mento cuya nulidad se pretende, entre los que se producirá un litisconsorcio pasivo
necesario, así como al albacea mientras no se haya extinguido el albaceazgo (DÍEZ
PICAZO Y GULLÓN).
D) Efectos
1º) La declaración de nulidad del testamento determina la apertura de la sucesión
intestada como expresamente contempla el artículo 912.1º del CC.
2º) Sanciona el artículo 674 CC al que con dolo, fraude o violencia impidiera a una
persona, de quien sea heredero abintestato, otorgue libremente su voluntad con la
pérdida de su derecho a la herencia, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en
que haya incurrido.
3º) Tanto en el testamento abierto como en el cerrado, el notario autorizante res-
ponderá de los daños y perjuicios si la falta determinante de la nulidad se produjo a
causa de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusable (artículos 705 y 715.1).
4º) La Disposición Derogatoria Única 2.1ª LEC 1/2000 ha derogado el artículo
1252 del CC que establecía la presunción de eficacia contra terceros de la cosa juz-
gada en las cuestiones relativas a la nulidad de las disposiciones testamentarias, Con-
forme al artículo 222.3 de la actual LEC, esta eficacia quedará limitada a las partes del
proceso, a sus herederos y causahabientes así como a los no litigantes titulares de los
derechos que fundamenten la legitimación de las partes.
5º) Uno de los efectos más característicos efectos de la nulidad del testamento es
la denominada conversión, que supone que supone que un testamento es ineficaz
bajo una determinada forma, es válido para otra si reúne los elementos legales exi-
gidos para ésta. Así lo previene expresamente el artículo 715 cuando el testamento
cerrado es nulo por no se haberse observado todas las formalidades previstas en la
ley, que será, sin embargo, válido como testamento ológrafo si todo él estuviera escri-
to y firmado por el propio testador y tuviere las demás condiciones propias de este
testamento.
80 /19 Civil
F) Plazo de prescripción
La acción de nulidad puede ejercitarse desde el momento de la apertura de la
sucesión.
Ante la ausencia en el CC de un plazo de prescripción, son distintas las opiniones
vertidas al respecto:
Para LACRUZ es preciso distinguir entre los defectos que generen la inexistencia
del testamento (testamento mancomunado, testamento ológrafo escrito a máquina,
etc.) en los que la acción de nulidad no está sometida a plazo; los supuestos de nuli-
dad por infracción de las solemnidades que no destruye la forma esencial del testa-
mento, en cuyo caso el plazo de prescripción será de 15 años ex artículo 1964 CC; y
los defectos materiales, cuyo plazo de prescripción sería de 4 años.
Para DÍEZ PICAZO Y GULLÓN, establecer esta distinción, que no se halla en el CC,
llevaría a una inseguridad manifiesta por su casuismo. Consideran que el plazo de
15 años sólo estaría reservado para la nulidad del artículo 673 (testamento otorgado
con violencia, dolo o fraude), pues en él se protege la voluntad del testador y no se
puede encuadrase en el grupo de preceptos que prescriben por motivos de interés
general una regulación formal del testamento.
A juicio de CAPILLA RONCERO, la acción de nulidad del testamento es mera-
mente declarativa y, por ende, imprescriptible, sea cual sea la causa de nulidad y el
defecto de que adolezca el testamento. Aunque matiza que si hubieren prescrito las
acciones restitutorias se imposibilitaría el ejercicio de la acción de nulidad, por falta
de interés del actor y subsiguiente privación de legitimación activa.
Problemática afín plantean las cláusulas en las que se condiciona por el testador la
atribución de ciertos beneficios hereditarios a que no se impugne la sucesión. Al tra-
tarse de condiciones ilícitas, el artículo 792 sanciona que se tendrán por no puestas y
en nada perjudicarán al heredero o legatario, aunque el testador disponga otra cosa.
Similares dificultades ofrecen las cláusulas testamentarias que prohíben la inter-
vención judicial en la partición. El CC no contiene una norma prohibitiva como la del
artículo 675.2º. Serán válidas si se arbitra un sistema alternativo a la partición judicial
en caso de desacuerdo de los herederos y que no se contravengan las prohibiciones
del artículo 670 («tampoco podrá dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia del
nombramiento de herederos o legatarios, ni la designación de las porciones en que
hayan de suceder cuando hayan sido instituidos nominalmente»).
3. Caducidad
Es una modalidad de ineficacia sobrevenida por el transcurso del plazo señalado
en atención a las circunstancias en que se otorga (como el testamento en peligro de
muerte) o por la inobservancia de requisitos formales ulteriores también en un plazo
(como en el testamento ológrafo) que determina su invalidez.
El CC, con una terminología que una veces habla de caducidad y otras de inefica-
cia, contempla los siguientes casos:
1º) El testamento ológrafo que no se presenta para su protocolización al Juez de
Primera Instancia que corresponda dentro de los cinco años, contados desde el falle-
cimiento del testador (artículo. 689).
2º) El testamento abierto otorgado en peligro inminente de muerte o en caso de
epidemia quedará ineficaz si pasaren dos meses desde que el testador haya salido
del peligro de muerte, o cesado la epidemia. Si el testador falleciere en dicho plazo,
también quedará ineficaz si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se
acude al Tribunal competente para elevarlo a escritura pública (artículo. 703).
3º) El testamento militar y el marítimo caducarán a los cuatro meses desde que el
testador haya dejado de estar en campaña (artículo. 719) o desde que desembarque
en un punto donde pueda testar en la forma ordinaria (artículo. 730) respectivamen-
te.
4º) El otorgado en peligro próximo de acción de guerra o en peligro de naufragio,
si se salva del peligro en cuya consideración testó o, si se salvare, si no se formaliza
en la forma prevenida en el artículo 718 (artículos. 720 y 731).
5º) Los testamentos otorgados sin la autorización de notario, si no se elevan a
escritura pública y se protocolizan en la forma prevenida en la LEC (artículo 704).