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SUCESIÓN AB-INTESTATO

La sucesión intestada o ab intestada o ab intestato surge, cuando en todo o en


parte falta la sucesión testamentaria, es decir, que la ley, ante el silencio del de
cujus, dispone por vía supletoria de su voluntad, que los bienes dejados por este
pasen a poder de determinadas personas a quienes durante la vida le ligaron
afectos derivados del vínculo de sangre.

 Concepto

Es una figura jurídica mediante la cual, por medio de la ley, a la muerte de un sujeto
de derecho se realiza una transferencia de sus derechos y obligaciones a otro u
otros sujetos expresamente señalados por la misma ley, salvo que exista una
manifestación de voluntad del fallecido (testamento valido) .

Artículo 807 de código civil “las sucesiones se difieren por la ley o por testamento.
No hay lugar a la sucesión intestada sino cuando en todo o en parte falta la sucesión
testamentaria.

 Fundamento

La regulación de la sucesión intestada, como conjunto de normas destinadas a


regir el destino de las relaciones jurídicas que conforman el patrimonio hereditario
de un determinado causante, buscando un sucesor y evitando así que, en último
término, aquéllas se conviertan en bona vacantia, constituye un necesidad primaria
de todo ordenamiento jurídico que reconozca el derecho a la propiedad privada y a
la herencia, y ello tanto para aquellos sistemas llamados de línea germánica como
para aquellos otros de corte romano. En este sentido, la necesidad de que un
patrimonio hereditario no quede sin titular se manifiesta como una de tantas
exigencias de seguridad jurídica que acompañan a todo ordenamiento.

Es evidente que las bases de la sucesión intestada han sido y son, en esencia, la
propiedad y la familia, pues solo el círculo de personas cercanasfoo ou al causante
y, dentro de ellas, los familiares, pueden justificar a priori, por unos u otros motivos,
una designación innominada de la ley en su favor para llevar a cabo la adquisición
mortis causa de sus bienes. Y ello por una razón que tradicionalmente se ha
entendido cercana al derecho natural, la cual permite descartar, de principio, tanto
un hipotético derecho de ocupación de los bienes relictos abandonados por parte
del primer sujeto, extraño al difunto o no, que consiguiera apropiarse materialmente
de los mismos, incluso por medios violentos, como una adquisición directa por parte
del Estado.

Ahora, pues bien, existen dos teorías al respecto: hay quienes sostienen que el
fundamento de la sucesión intestada se trata de la idea de que los bienes de una
persona no son realmente de esa persona, sobretodo en caso de comunidades
matrimoniales o de vida entre padres e hijos o entre hermanos, y que entonces, en
base a esa idea la ley reparte los bienes; y también hay quienes dicen que se trata
del mismo fundamento de todas las normas supletorias, es decir, que la ley supone
la voluntad presunta del de cujus. Si usted se muere sin decir nada, es porque usted
quiere que se reparta su herencia en la forma que determina la Ley, lo cual es cierto
la mayoría de las veces, porque salvo personas que tienen una fortuna muy grande,
las personas con una economía normal, lo que pretenden es que herede el cónyuge
y los hijos, o los hijos solamente a falta de cónyuge; en razón de lo cual, es lógico
que la persona no se vea en la necesidad de hacer un testamento, si al final de
cuentas, lo van a heredar las mismas personas que la Ley ha determinado para ello.

 Relación con la sucesión testamentaria.

La sucesión intestada está estrechamente vinculada con la testamentaria,


pudiendo coexistir como indica Sojo y Hernández (2015). “a diferencia de lo que
ocurría en el Derecho Romano, en donde esta última excluía a la primera; por
cuando la atribución de la cualidad de heredero hecha por el testador significaba un
título que investía al designado como titular de la universalidad del patrimonio y
demás derechos del de cujus”
En el caso del Derecho patrio, “si falta en todo o en parte la sucesión testamentaria”
se presenta la sucesión intestada, pues la institución de heredero no simboliza que
se otorgue a este la totalidad de los bienes disponibles, ya que junto a este pueden
ser llamados otros herederos para que recojan la parte destinada por el causante o
de cujus.

Debe acotarse que ambas “vocaciones hereditarias” pueden coincidir.

 A quien se refiere la herencia

Es necesario tener en cuenta, en primer lugar, que el llamado a la sucesión


intestada se rige por las previsiones legales que estén en vigor en la fecha de la
apertura de la sucesión.

Son cuatro categorías de personas llamadas a la sucesión ab intestato, a saber:

Ø Parientes Consanguíneos: es la relación de sangre entre dos personas: los


parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún
pariente común.

Tienen vocación en la sucesión intestada del cau cvfgsante sus parientes


consanguíneos, tanto descendientes como ascendientes y colaterales. A los fines
de evitar confusiones, ha de tener en cuenta que el parentesco consanguíneo
puede ser natural (que resulta el vínculo de sangre realmente existente entre
determinadas personas. Art. 37 CC); y también civil (que deriva de la adopción
actual. Art. 425-427 LOPNA; a la cual se asimila la adopción plena).

No hay distinción legal alguna entre los efectos del parentesco consanguíneo
natural y civil, como igualmente tampoco existe diferencias entre los efectos del
parentesco matrimonial (legitimo) y del extramatrimonial (ilegitimo) Art. 234 CC.

Ø Cónyuge: se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que


forman parte de un matrimonio. El término cónyuge es de género común, es decir,
se puede usar para referirse a un hombre ("el marido" o "el cónyuge") o a una mujer
("la mujer" o "la cónyuge").

El cónyuge sobreviviente del causante tiene siempre vocación a la herencia


intestada de este, tal vocación, por los demás, es tradicional en nuestra legislación.
Desde luego, es condición esencial de la vocación ab intestato del cónyuge
sobreviviente, que para la fecha de la apertura de la sucesión exista matrimonio
valido de él con el causante; en consecuencia no es cónyuge de causante, el ex-
esposo o la ex-esposa del mismo, cuando el vinculo matrimonial respectivo ha
quedado disuelto por divorcio.

Ø Hijos Adoptivos en Adopción Antigua: para iniciar este punto, debemos


recordar que cuando ahora hablamos de hijos adoptivos, como categoría de
sucesores ab intestato, estamos haciendo alusión única y exclusivamente a los
adoptados en la adopción antigua, puesto que los adoptados en la adopción actual
pertenecen a la categoría de parientes consanguíneos, en virtud a lo establecido
en el art. 425 LOPNA.

La adopción crea parentesco entre dicho adoptado y los miembros de la familia del
adoptante, así como entre el adoptante (y los miembro de su familia) y la
descendencia futura del adoptado (Art. 426 LOPNA); y que la misma extingue el
parentesco del adoptado con su familia de origen (excepto cuando el adoptado es
hijo del conyugue del adoptante. Art. 427 LOPNA). Y que en consecuencia, en
materia de sucesión ab intestato, la adopción actual coloca al adoptado (y a su
descendencia futura) y al adoptante (y a los miembros de su familia de sangre), en
la categoría de parientes consanguíneos.

El Estado: en defectos de herederos testamentarios y también de parientes


consanguíneos, de conyugue y de hijos adoptivos ya sea porque ninguna de esas
personas exista o porque todas la existente hayan rechazado el llamado sucesoral
que se les hace, el activo patrimonial dejado por el de cujus pasa a propiedad de la
nación, previo pago del pasivo de ese patrimonio
 Capacidad para suceder.

La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción.

Todas las personas naturales señala Piña Valles (2014) “son capaces de suceder
ab intestato (regla), salvo aquellas que la misma ley excluye (excepción), por lo
tanto, es importante indicar las exclusiones expuestas en los artículos 809 y 810 del
código civil, y las determinadas doctrina.

En este sentido, el artículo 809 establece la incapacidad absoluta, cuando indica


que “son capaces de suceder los que en el momento de la apertura de la sucesión
no estén todavía concebidos”. La incapacidad relativa está representada por la
indignidad, consagrada en el artículo 810 de la norma precitada.

 La representación. Concepto y la naturaleza.

La representación, señala Sojo y Hernández (2015), es “una sustitución legal que


permite a los descendientes de determinadas personas que no pueden heredar,
subrogarse en el lugar y grado de ellas de adquirir la herencia que le habría
correspondido.

En este sentido, agrega Dominici por estos autores que “que la representación es
una ficción por la cual supone vivo al representado, a fin de que los llamados a
representarlos reciban los derechos que correspondían a aquel”.

Por el contrario si el heredero hubiere renunciado a la herencia de su causante, sus


descendientes no podrán representarle y sólo sucederán por derecho propio.Como
sabemos, se suele heredar cuando se es llamado directa y personalmente ha
heredar a una persona fallecida; caso en el cual, se hereda por derecho propio.
Pero, también puede heredarse por entrar en el lugar de alguien que no está en
capacidad de suceder; caso en el cual se sucede por representación.

Artículo 814 cc.- La representación tiene por efecto hacer entrar a los
representantes en el lugar, en elgrado y en los derechos del representado.
 Casos en que tienen lugar sus efectos.

1. Representación en línea recta ascendiente:

En la línea recta ascendiente no existe la representación, en vista de que el


ascendiente más próximo excluye al ascendiente más remoto. Art. 816 C.C. “Entre
los ascendientes no hay representación; el más próximo excluye a los demás”.

2. Representación en línea recta descendiente ad infinitum:

A falta de hijos van los nietos por representación, si faltaren éstos irán los bisnietos
y así sucesivamente.

Art. 815 C.C. “La representación en la línea recta descendiente tiene efectos
indefinidamente y en todo caso, sea que los hijos del de cujus concurran con los
descendientes de otro hijo premuerto, sea que, habiendo muerto todos los hijos del
de cujus antes que él, los descendientes de los hijos concurran a heredarlos; ya se
encentren entre sí en grados iguales, ya en grados desiguales, y aunque
encontrándose en igualdad de grados, haya desigualdad de número de personas
en cualquiera generación de dichos descendientes”.

3.Representación en línea colateral:

La representación se admite en favor de los hijos de los hermanos y hermanas del


causante, concurran o no con sus tíos.

Art. 817 C.C. “En la línea colateral la representación se admite en favor de los hijos
de los hermanos y de las hermanas del de cujus, concurran o no con sus tíos”.

Sólo puede representarse a una persona viva cuando ésta ha sido declarada
ausente o se haya incapacitada para suceder. Art. 820 C.C. “No se representa a las
personas vivas, excepto cuando se trata de personas ausentes o incapaces de
suceder”.
Se puede representar a una persona a cuya sucesión se ha renunciado. Art. 821
C.C. “Se puede representar a la persona cuya sucesión se ha renunciado”

 Efectos

1. Los hijos y demás descendientes (representantes) del de cujus que quedarían


excluidos de la sucesión por un pariente de grado más próximo, son admitidos a
heredar.

2. En el derecho de representación, la división siempre se hará por estirpes.

3. El representante jamás puede recibir una cantidad mayor o menor de lo que


hubiese tocado a su ascendiente representado.

4. El representante está obligado a colacionar.

La herencia yacente y la herencia vacante.

La herencia surge como consecuencia de la muerte quien en vida poseía un


patrimonio que podía ser heredado, sin embargo ese patrimonio está constituido por
bienes y derechos del de cujus, pero también de obligaciones ante terceros. En este
sentido, los herederos también deben asumir las obligaciones contraídas por el de
cujus. Ahora bien, cuando hablamos de herencia debemos distinguir entre dos tipos
de ellas:

 Herencia yacente

Atendiendo a la definición de yacente que indica que esta tendido, acostado, en


tiempos romanos referidos a alguien que está muerto, que yace, pero en derecho
hereditario este término está asociado a herencia yacente, que pudiéramos definirla
como la que surgía cuando haba un patrimonio hereditario, y del cual se desconocía
la existencia de un destinatario, es decir, sin un titular conocido.

En este tipo de herencia ocurre la espera de un tiempo prudencial determinado


legalmente, durante este tiempo se está a la espera de que aparezca su dueño. En
general la herencia yacente es una herencia que temporalmente queda sin titular,
ya que el heredero indicado en el testamento aún no se decide a aceptarla o no lo
localizan.

Nuestro código civil en su artículo 1060 textualmente expresa lo siguiente “cuando


se ignora quien es el heredero, o cuando han renunciado los herederos
testamentarios o ab intestato, la herencia se reputa yacente y se proveerá a la
conservación y administración de los bienes hereditarios por medio de un curador”

 Herencia vacante

Este hecho jurídico ocurre cuando no se presentan los sucesores del patrimonio del
de cujus, durante el lapso legal de llamado de los herederos, bien porque no se
presentan, repudian la sucesión o son indignos o incapaces de heredar. La herencia
puede quedar vacante también, aun con testamento, si el heredero voluntario
premuere al testador o no quiere o no puede aceptar la herencia no transmitir su
derecho, y faltan además herederos ab intestato.

Ahora bien, de acuerdo a nuestro código civil podemos citar textualmente el artículo
1065, el cual expresa lo siguiente “ pasado un año después de fijados los edictos a
que se refiere el artículo anterior, sin haberse presentado nadie reclamando
fundadamente derecho a la herencia reputada yacente, el juez que haya intervenido
en las diligencias de su administración provisional, declarara vacante la herencia y
pondrá en posesión de ella al empleado fiscal respectivo, previo inventario y avaluó
que se hará de acuerdo con el curador”

Esto nos indica que legalmente debe ocurrir en primer término la yacencia, para que
se dé la vacante, en general declarada la herencia vacante el patrimonio del de
cujus pasaría al fisco como último sucesor legal.
República Bolivariana De Venezuela
Universidad Nororiental Privada "Gran Mariscal De Ayacucho"
DS43
Escuela: Derecho
Catedra: Sucesiones.
Sede: San Felix.

HERENCIA AB-INTESTATO

Facilitadora:
Abg. Milagros Idrogo.
Bachilleres:
Cordero, David.CI.22.822.496
Daniels, Windys.CI.24.851.178
Hurtado, Katiusca.CI.25.696.787
Lozada, Argenis.CI.23.730.669

San Felix.Noviembre/2018
Bibliografía:

 DERECHOVENEZOLANO.COM
 usmderechoanz.blogspot.com
 Código Civil Venezolano
Anexos.
Indice:

 Sucesión Legítima o “Ab-Intestado”……………………………………….03


 Fundamento…………………………………………………………………03-04
 Relación con la sucesión testamentaria………………………………….04-05
 A quien se refiere a herencia………………………………………………05-06
 Capacidad de suceder………………………………………………………07
 La representación……………………………………………………………07
 Casos que tienen lugar sus efectos…………………………………….....08-09
 Efectos…………………………………………………………………………09
 Herencia Yacente…………………………………………………………..09-10
 Herencia Vacante……………………………………………………………10
INTRODUCCIÓN

El hombre está vinculado desde que nace al derecho, es posible que se extinga o
que por el contrario, si continúa existiendo, cambie de titular. En este caso se puede
decir en sentido amplio de sucesión, que "es el cambio de titular en el conjunto de
relaciones jurídicas de una persona por fallecimiento de ésta". Siendo la Sucesión
de dos especies, porque una sustituye a otra en una relación jurídica y se tiene la
llamada sucesión particular o a título particular. O bien una persona sustituye a otra
en la totalidad de sus relaciones patrimoniales consideradas como una entidad
compleja y se tiene la llamada sucesión universal o a título universal. En el derecho
vigente esta segunda clase de sucesión no se verifica nunca por acto entre vivos
sino solamente MORTIS CAUSA. Se evidencia que el concepto de sucesión
universal responde a pautas romanísticas. Sólo que en el derecho romano
existieron prácticamente sucesiones universales entre vivos, como lo demuestran
los institutos de la adrogación y el matrimonio CUM MANUS, quedando en desuso
dentro de la misma Roma. Asimismo, la sucesión UNIVERSAL MORTIS CAUSA
puede ser o bien a título particular o universal, pero sea cual fuere opera por causa
de muerte actualmente. Ahora estudiaremos todo lo relacionado a este tema que
incluye elementos tan importantes como son el testamento.
CONCLUSIÓN

La expresión sucesión responde a una identidad o sinonimia con el término


herencia. Desde ese punto de vista, es "la transmisión de ese acervo de bienes,
créditos y deudas a otra persona -heredero-, que continuará la personalidad del
causante".
Como titular de un patrimonio toda persona mientras vive, tiene una serie de
relaciones jurídicas, y así será sujeto activo de derechos reales y personales y
sujeto pasivo de diversas obligaciones.
En lo que atañe a la clasificación de los testamentos, éstos pueden ser ordinarios y
especiales o extraordinarios. Los primeros se definen como todos aquellos que
pueden ser otorgados o confeccionados por las personas que tengan capacidad de
testar. Los segundos, son los que solamente pueden ser otorgados de acuerdo a
factores, circunstancias o causas, de conformidad con un conjunto de normas que
lo regulan.
La sucesión intestada es subsidiaria de la testamentaria y se abre a falta de
testamento, o que éste sea nulo, o invalido por encontrarse incurso en causas ex
post facto, o cuando el heredero testamentario no ha podido por incapacidad o no
ha querido aceptar la herencia, permite suponer, lo expuesto, que el momento en
que el heredero ab-intestato es llamado, no coincide a veces con el de la muerte del
causante.

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