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PROCEDIMIENTOS LEGALES ESPECIALES

PROF. ALFREDO OCASIO

2 Tipos de Jurisdicción en el campo del Derecho:


1. Contenciosa – 2 partes (demandante / demandando)
2. Voluntaria – Aquí no existe controversia entre las partes. Tribunales resuelven
Derechos de los que vienen a ellos.

En la jurisdicción contenciosa una vez litigada la controversia se da cosa juzgada. En la


jurisdicción voluntaria no ocurre esto ya que no se dirime ninguna controversia.

La jurisdicción voluntaria se puede convertir en controversia si aparece un adversario


legitimo.

Todo tramite dentro de la jurisdicción voluntaria es de extricto cumplimiento. (caso


Morales vs. Registrador 61 DPR 62).

Los casos de jurisdicción voluntaria son mas amplios que los de jurisdicción contenciosa.

1883 Ley de Procedimientos Legales

Regla 72 de Procedimiento Civil se declara como Derecho supletorio para los


procedimientos legales especiales.
• La Regla 72 deroga el Código de Enjuiciamiento Civil excepto los
procedimientos legales especiales.

Procedimientos Legales Especiales son aquellos procedimientos que están editados para
algo en especifico.

Cuando se tienen 2 procedimientos legales especiales no se pueden acumular ambos. Cada


asunto se tiene que ver individualmente.

IMP: TODO PROCESO ES JURAMENTADO POR EL PETICIONARIO Y


FIRMADO POR EL ABOGADO.

I. Procedimiento Especial de Protocolización de Testamento:

Ológrafo:
• Escrito, a mano y firmado por el testador.
• Mientras no se protocolize el testamento no adquiere validez (vigencia).

Lo primero que se hace es calificar que capacidad tenia el testador para hacer dicho
testamento.

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La protocolización es la incorporación del documento al protocolo del Notario. Le da
publicidad al documento.
Luego de verificar que el testador tenia la capacidad para otorgar dicho testamento tenemos
que:
1. Presentar el testamento ante el Tribunal.
2. Constatación del testamento Ológrafo
3. Protocolización.

La presentación consiste en presentar el Testamento ante el Tribunal con competencia. Este


será el lugar del fallecimiento o ultimo domicilio del testador. También podría presentarse
donde estén la mayoría de los bienes.

Le corresponde presentar el testamento al depositario o a cualquier heredero, legatario o


albacea o cualquier otro que tenga interés en la herencia.

El testamento se puede presentar en un periodo corto o largo.


1. Corto – 10 días a partir de la fecha del fallecimiento. Aquí no responde en
daños y perjuicios.

2. Largo – 5 años a partir del fallecimiento. Luego de este termino pierde toda
efectividad y el que lo tenga responde por daños y perjuicios por la tardanza en
la presentación.

La petición que se presenta al Tribunal debe incluir las siguientes alegaciones:


1. El hecho del fallecimiento del causante.
2. Aceverar especificamente que el peticionario tiene en su
poder el testamento del causante.
3. Designar todas las personas que tiene derecho a la
herencia del causante.
4. Solicitar al Tribunal que declare con lugar la petición y
por ende la protocolización del testamento.
5. Se tiene que acompañar el testamento ológrafo original.

Se citará a todos los herederos al Tribunal bajo la Regla 40 de Proc. Civil. Una vez citados
se da una vista, se enseña al testamento y el juez rubricara las hojas del testamento.

Se tendrán que sentar tres (3) personas que conocían la firma y letra del testador. De existir
duda de los testigos se procede con un cotejo de letras. (comparar escritos anteriores por un
perito).

Corroborada por el Tribunal que la firma y letra son las del testador el juez ordenará que se
de con lugar la petición y continuara los procedimientos en el Tribunal.

La determinación del Tribunal no es apelable. Pero como no hay cosa juzgada se


podría traer el procedimiento nuevamente.

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El abogado preparará una escritura de protocolización haciendo constar TODOS los
procedimientos del Tribunal e incorpora el testamento en el protocolo. Se notificará al
registro de testamentos de dicha protocolización.

II. Declaratoria de Herederos:

Este tramite ocurre cuando:


A. no hay testamento
B. habiendo testamento se declara nulo
C. habiendo testamento, no se instituyeron herederos o habiendolo se declara nulo.

¿Quien puede solicitarla?


A. Parientes Legítimos
B. Acreedores en protección de su acreencia
C. Viuda (o)
D. Pueblo de P.R.

Regla del Fallecimiento Simultaneo:

• Si ambos son menores de 15 años: Se presume que el último que murió fue el de
mayor edad.
• Si ambos son mayores de 60 años: Se presume que el último que murió era el de
menor edad.
• Si uno es mayor de 15 y el otro menor de 60: Se presume que el último que
murió fue el de menor edad.
• Si ambos igual edad: Se presuma que la mujer murió primero.
• Si uno es menor de 15 y el otro mayor de 60 y otro de mediana edad: Se
presume que el último que murió fue el de mediana edad.

La finalidad que persigue la Declaratoria de Herederos:


A. Es identificar los herederos de una persona.
B. Es la liquidación de la contribución de herencia.
C. Sirve para reclamar títulos de propiedades a nombre del causante en el registro
de la propiedad.
D. También sirve como el documento de los herederos del causante a tomar
posesión de los bienes del causante.
E. Los herederos podrán ejercitar las cusas de acción del causante.
F. Es el documento por el cual los herederos pueden solicitar la administración
judicial de los bienes del causante.

Se presenta una petición al Tribunal de Primera Instancia.

Se tiene que alegar:


A. La Fecha del fallecimiento y el estado civil del causante.
B. Enumerar los hijos (nombre completo) y viuda (o).

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C. Si hubo mas de un matrimonio se tiene que tratar de producir la cuota viudal
usufructuaria del cónyuge inocente.
* En caso de que hay dos (2) cónyuges que hayan muerto en fechas
diferentes o simultaneamente se podrían hacer una sola petición. IMP. Un
solo matrimonio y sin hijos fuera de dicho matrimonio.
D. Se tiene que nombrar su nombre según su certificado de nacimiento y los t/c/c.

Documentos que se acompañan:


A. Acta de defunción
B. Certificado de Matrimonio
* sentencia de divorcio de todos los matrimonios.
C. Certificado de nacimiento de todos los herederos.
D. Certificado de Registro de Testamento (acredita que el causante murió
intestado).

Se somete al Tribunal un (1) original y tantas copias como herederos hayan.

El Tribunal dictará resolución declarando herederos a los nombramientos en la petición sin


perjuicio de herederos omitidos que puedan reclamar luego su derecho a heredar.

Cuando se afectan Derechos de colaterales ordinarios hasta el 6to grado y siempre el


patrimonio del causante exceda $5,000, el Tribunal puede ordenar edictos para convocar a
personas que puedan tener iguales o mayores derechos a que comparezcan a dicho proceso.

La persona puede presentar una declaración jurada estableciendo su derecho preferente. Si


surgiera alguna controversia entre las partes, el tramite se vera por las Reglas de
Procedimiento Civil. El resultado no constituye cosa juzgada.

En todos los tramites de sucesión se tiene que hacer el tramite ante Hacienda para obtener
el relevo de Hacienda. Lo que aplica es la ley que esta vigente al momento que muera la
persona.

III Administración Judicial de los Bienes del Finado (Sindico):

Conjunto de actos de gestión patrimonial encaminados a la conservación del caudal


hereditario y a la realización de ciertas cargas que debe responder el mismo durante el
tiempo que medie la apertura y adjudicación de su haber a cada heredero.
• Aquí no se declaran Derechos
• Aquí se defienden para que en su día sea dividido entre sus herederos.
• Lo que se da es la continuidad del causante.

Se designa persona por el Tribunal para:

o Administrar
o Conservar El patrimonio del causante
o Defender

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Procede:
o Cuando todos o alguno de los herederos están ausentes y no tengan
representación legal en el lugar donde se encuentran los bienes que
donde murió el causante.
o Cuando uno de los herederos o legatario sea menor de edad o
incapacitado y no este representado por su padre o madre o tutor que no
haya presentado fianza según ley.

No Procede:

o Si el causante en su testamento lo prohibió.


o Si en el testamento el testador nombre un albacea o contador/partidor.

Se presenta la petición en el Tribunal de Primera Instancia en la sala de la última residencia


del causante o donde se encuentran los bienes del causante.

La Puede Solicitar:

o El Albacea
o Cónyuge viudo supérstite
o Cualquier heredero forozoso excepto cuando el testamento lo prohíba.
o Los legatarios excepto prohibición en el testamento.
o Cualquier acreedor con título escrito no asegurado. (Si tiene garantía no
tiene derecho a solicitarlo).

La Petición es bajo juramento y firmado por el abogado.

Se Alega:

A. El hecho de la muerte del causante


B. Indicar si hay o no testamento.
 Testamento – indicar la fecha, # esc., nombre Notario.
• Si el testamento contiene designación de albacea se
presenta copia.
 No testamento – Primero hay que hacer declaratoria de
herederos.
• El hecho de que no se haya hecho dicho procedimiento no
es impedimento para solicitar dicha administración.

C. El interés que tiene el peticionario y su derecho a solicitar dicha petición.


D. Nombres con la designación de su domicilio de las personas que
componen la sucesión para que se les notifique de los tramites de la
petición.
• Si hubieran menores o incapacitados se tiene que
informar en la petición.

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E. Relación de los acreedores de la herencia no importa si esta asegurada o
no (nombre y dirección).

Como parte de la petición se hará un inventario de bienes del patrimonio. A los bienes
inmuebles se describen en la petición según la escritura (urbana...). A los bienes muebles
basta con mencionarlos. Esto se hace en el anejo a la petición.

Si hubieran menores o incapacitados y surgiese un conflicto con padres o tutor, el Tribunal


viene obligado a nombrar un defensor judicial.

La citación para el tramite se hará personalmente. Si la persona no se puede localizar se


citara por edicto. Se publicara una (1) vez por semana por tres (3) semanas consecutivas.
Además se le envía copia del edicto por correo certificado a la ultima dirección conocida.
Publicado el ultimo edicto y demostrando el tramite del envio del edicto a la última
dirección conocida por correo certificado habrá un periodo de 20 días a partir de la fecha
de la publicación del edicto para que dicha persona que comparezca.

Si nadie aparece se continua con el procedimiento pasado los 20 días.

En la citación debe aparecer el día y hora de la vista.

La Vista:

• Se examina la aptitud que tiene la persona que va a ser Administrador Judicial.


• El nombramiento recae sobre un miembro de la sucesión.

Preferencias a ser Administrador Judicial:

A. Cónyuge supérstite
B. Heredero Mayoritario
C. 3ro. Puede advenir como Administrador siempre y cuando tenga la capacidad y
los herederos lo acepten.

El Tribunal es un mero instrumento para nombrar un Administrador Judicial.

Designado el Administrador Judicial (tiene que...)

1. Habrá de prestar una fianza en proporción al patrimonio a administrar.


a. Podrá ser aumentada o reducida según las circunstancias.
b. Es “si ne quanon”
2. Juramenta al cargo.
a. Este se una a la petición y entonces el Tribunal expresa por resolución
que dicha persona ha sido designado al cargo.

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Gestiones que tiene que hacer el Administrador:

Primero conseguira el relevo de Hacienda.

Un Administrador Interino puede existir mientras no se certifique a un Administrador


Judicial para mantener el patrimonio. También tiene que prestar fianza a menos que los
herederos mayores de edad lo releven.

El procedimiento del Interinato es EXCEPCIONAL que ocurre:


1. Cuando hay peligro de perder el patrimonio.
2. Cuando el procedimiento para nombrar a un Administrador Judicial se extiende
mas allá de lo que es razonable.

Existe además lo que se conoce como una Administración Auxiliar = es aquella que se
declara por un Tribunal para auxiliar a otra Administración Judicial dispuesto por un
Tribunal Extranjero cuando han quedado bienes del patrimonio dejado por la persona en
P.R. caso: Sánchez vs. Soto 14 DPR 442.

Cuando cesa la Administración Judicial:


1. Por que renuncia el Administrador
2. Por que no preste fianza
3. Por que otros herederos vendan su parte a un solo heredero convirtiéndose este
en el único.

Funciones que tiene el Administrador Judicial:


1. Inmediatamente nombrado – tiene que hacer un nuevo inventario dentro de los
1ros 10 días de su nombramiento.
2. Tiene como finalidad relacionar todas las cosas que componen el patrimonio del
causante.
3. Va a valorar todos los bienes del causante.

El Inventario se puede hacer de dos formas:


1. Atravez de un Notario.
a. Levanta un Acta Notarial donde va a dar fe de lo visto en su presencia.
2. Atravez de un documento privado. Se necesitan dos (2) testigos acreditados
presentes.
a. Pueden ser los mismos herederos o parte interesada.

Para poder hacer un inventario es necesario que el Administrador Judicial convoque a los
herederos, cónyuge supérstite y acreedores para que en su presencia se lleve acabo el
mismo.

Para formar un Inventario se sigue un orden por ley.


1. Dinero en metálico y en cuentas de banco.
2. Los efectos públicos

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o CD’s, títulos, pagarés, y demás instrumentos de crédito.
3. Bienes muebles
o Joyas, prendas de vestir, carros, bienes de la casa, ganado etc...
4. Libros, Papeles, Documentos y escrituras de vital importancia.
o Todo aquello que puede ser importante para reconocer derechos que
deben de ser inventariados.
Todo debe de ser descrito y se le debe de dar un valor.

Si hubiese una discrepancia entre el valor dado por el Administrador Judicial y los
herederos, dicha discrepancia se anotará en el inventario. Dicho asunto se llevará al
Tribunal quien nombrará dos (2) peritos que tasaran el bien y a base de la tasación se
determinará el valor del mismo. Si hubiere diferencia el Tribunal armonizará la diferencia.

Puede ocurrir que haya bienes que reclame un tercero. A esto se le llama “Terciara de
Dominio”.

El Administrador no puede entregar el bien. Se ira al Tribunal donde el reclamante y el


Administrador presentaran prueba de dominio y el Tribunal determinará a quien
corresponde dicho bien.

Puede ocurrir que en la formación del inventario no se incluya algún bien. Si ocurriese, el
Administrador presentara moción el Tribunal indicando la aparición de dichos bienes
explicando el por que no se incluyeron y solicitando que se incluyan.

Realizado el inventario, el Administrador Judicial tiene la obligación de radicarlo en la


secretaría del Tribunal. Esto se hace para poder cobrar sus honorarios por dicho trabajo.

Tanto el Albacea va a cobrar por sus servicios aun cuando en el testamento no se haya
establecido como se pagará. Mercado vs. Mercado 66DPR38.

El Administrador Judicial recibe un porciento de honorarios según la cantidad de la


herencia. Se paga también todos los gastos incurridos. Esto sale del patrimonio asi que el
Administrador Judicial se convierte en un Acreedor mas del patrimonio.

PRESEVA, PROTEGE & DEFIENDE

Una de las responsabilidad (obligación) primordial que tiene el Administrador Judicial es


preservar, proteger y administrar y el cobrar las deudas pendientes de cobro a favor del
patrimonio.

El Administrador Judicial solicitará al Tribunal a poner edictos para convocar a los


acreedores para que comparescan con recibos que acrediten su deuda.

Dicho edicto se va a publicar una vez por semana por dos (2) meses.

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Es posible que el acreedor no asista a la convocatoria y decida reclamar su acreencia por la
Via Judicial. En el caso de Montalvo vs Terreno 56 DPR 863... Es potestativo del acreedor
el ir por una de las dos alternativas.

Toda acción en cobro de dinero se puede instar contra el Administrador Judicial por un
periodo de seis (6) meses después de publicado el último edicto. Después de estos seis (6)
meses el acreedor tiene que demandar a los herederos en vez del Administrador Judicial.

Mientras no se haya dicha declaratoria de herederos el Administrador Judicial es el llamado


a responder por el causante. La Regla 22 le da la potestad a los herederos en representar al
causante.

El Administrador Judicial en lo que se refiere a reparaciones ordinarias de las propiedades


que esta administrando, NO tiene que soliciatr permiso al Tribunal. Tampoco requiere de
Autorización Judicial para llevar acabo el cultivo y abono en una finca rustica, o para dar
prorroga del término de un arrendamiento de una finca rustica no a la hora de vender los
frutos de una finca.

¿Cuando se necesita Autorización Judicial?

• Cuando tiene que arrendar una finca urbana y el canon excede de $1,000
anuales. A menos que la finca la este ocupando un heredero.
• Cuando tiene que vender algún bien del patrimonio. Viene obligado a demostrar
la necesidad y utilidad de la venta.
• Si va a fijar alimentos.

El Administrador Judicial esta obligado a rendir cuentas de su Administración. Cada tres


(3) meses se rinde cuenta de los ingresos y egresos del patrimonio y junto con esto se
acompaña declaración jurada donde se avala lo expuesto en dichas cuentas. Esto se radica
en la secretaria del Tribunal. Si se atrasará el Administrador en presentar dichas cuentas se
atrasa la adjudicación a los herederos.

Cuando cesa en su cargo el Administrador Judicial presentará la cuenta final. Aquí lo que
se hace es un resumen de todo lo que se hizo.
Presentada la cuenta trimenstral o final cualquier heredero puede objetarlas. Si hubiera
objeción le corresponde al Administrador Judicial probar que la información presentada es
la correcta.

Transcurridos ocho (8) dias desde que se presentan las cuentas sin objeción del heredero, el
Tribunal las declarará aprobadas.
EXCEPTO – cuando es cuenta final se puede el Tribunal a su vez relevar al
Administrador Judicial de la fianza que presto.

Cuando puede cesar la Administrador Judicial de los bienes del finado:


- Por renuncia

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- A petición de algun heredero o interesado si han transcurrido 15 meses o más
desde que se designo a dicho Administrador Judicial.

Finalizada la Administración Judicial lo que procede es la partición de la herencia. Para


esto el Tribunal nombrará un Contador/Partidor.

Contador/Partidor – es el que adjudica el patrimonio a cada uno de los herederos.

Se solicita junto a la radicación de la cuenta final del Administrador Judicial.

Si el testamento designa un Contador/Partidor y este rechaza el título le corresponde al


Tribunal nombrarlo.

La persona sobre la cual recae el nombramiento de Contador/Partidor tiene que ser la más
apta. Tendrá el poder de interrogar testigos, si una donación esta bien o mal hecha y
también tiene la obligación de hacer un nuevo inventario. Lacosta vs. Lacosta 112 DPR 9.

Funciones adicionales del Contador/Partidor:

• Mismas funciones que realizó el Administrador Judicial.


o La Diferencia entre el Administrador Judicial y el Contador/Partidor es
que el Adm. Judicial preserva, protege y defiende vs. que el
Contador/Partidor tiene el propósito de formar las hijuelas (porción de la
herencia que le corresponde a cada uno de los herederos).

Si es necesario vender bienes por el Contador/Partidor, este tendrá que solicitar


autorización judicial y demostrar que esto se hace para equiparar lo que recibirá cada
heredero.

Si hubiere un heredero menor de edad se tendrá que llevar acabo la solicitud de


autorización judical para demostrar que es en beneficio del menor.

El Contador/Partidor presentará su informe en la secretaría del Tribunal. Aquí constará que


bienes le corresponden a cada heredero. Las partes tienen ocho (8) días para aprobar u
oponerse al informe y solicitar la modificación. Puede que el Tribunal a motu propio
modifique el informe.

Cuando el Tribunal aprueba el informe del Contador/Partidor dicho informe constituye


título de los bienes y puede incribirse en el Registro de la propiedad sin necesidad que se
haga una escritura de partición.

El que se opone al informe del Contador/Partidor es el que tiene el peso de la prueba.

Si se van a adjudicar bienes para el pago de una deuda hay que hacer una vista para probar
que ese es el propósito y demostrarle al Tribunal que el importe de los bienes es suficiente

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para el pago de la deuda y que el heredero esta obligado y comprometido a pagar dicha
deuda.

La Ley Hipotecaria establece que cuando un heredero recibe un bien para pagar una deuda
esta en la obligación de constituir una hipoteca a favor de los demas herederos para el
cumplimiento de esa obligación de hacer. Va a serpor el valor de los bienes entregados. Si
no se hace esta escritura de hipoteca, el informe del Contador/Partidor adolece de defectos
y el Registrador podra rechazar la inscripción en el Registro.

Una vez aprobado la partición por el Tribunal los herederos tienen derecho a una copia del
informe.

8 de febrero de 2001

caso: Abintestato Marini Pabon 107DPR 433

El albacea va a tener las facultades que sean necesarias para el ejercicio de su


albaceazgo para los fines que lleve acabo su cometido. Tendrá las facultades para
tener la custodia de los bienes y de administración hasta el momento de la partición de
la herencia.

Cartas Testamentarias:

Este procedimento solo ocurre en la sucesión Testada cuando hay un Albacea. El trámite se
inicia extrajudicialmente pues se lleva acabo ante el Notario que otorgó el testamento. Si el
Notario se murio esto no se puede hacer pues su Obra Notarial esta en el Archivo Notarial.

El Albacea va a la oficina del Notario que otorgo dicho testmaneto con el propósito de
aceptar el cargo de albacea. Este procedimiento se lleva acabo en un documento que se
conoce como acta de aceptación. Una vez se lleva acabo el acta de aceptación se presenta la
misma junto a una petición al Tribunal de Primera Instancia en la sala que corresponda a la
última residencia del testador o donde radiquen los bienes. Esta petición es jurada por el
peticionario y firmada por el Notario. La petición le solicita al Tribunal que expida las
cartas o resoluciones que acreditan al albacea como tal.

En la petición vamos alegar:

1. El hecho de la muerte del testador.


2. Que se otorgo un testamento.
3. Que dicho testamento no ha sido declarado nulo ni revocado por un testamento
posterior.
4. Que dicho testamento instituye como albacea al peticionario.

Conjuntamente con la petición se incluyen lo siguientes documentos:

1. Certificado de defunsión del causante.

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2. La certificación que expide el Registro de Testamento del T. Supremo de P.R.
acreditando la existencia del testamento y su válidez.
3. Aquel documento que acredite la fianza prestada por el albacea si es que en el
testamento se requirio dicha fianza.
4. Copia del testamento.

El Tribunal podrá solicitar una vista. No es requisito.

Enajenación de Bienes de Menores:

Esto además aplica a personas incapacitadas con tutor designado por el Tribunal. En el
Tribunal hay un Registro de Tutelas.

Como parte del atributo de la patria potestad el padre tiene la potestad de


administrar los bienes de sus hijos. El Codigo Civil establece unas limitaciones como
por ejemplo el que no se pueden vander enajenar bienes inmuebles de los hijos sin el
consentimiento del Tribunal. Los bienes muebles podran ser enajenados hasta la suma
de $2,000.
Art. C.C.
Vilarino vs. Registrador 89DPR598

Expediente de Utilidad & Necesidad – se hace con el propósito de demostrar la necesaidad


de la enajenación.

Art. 159 C.C. Acto de enajenación podrá ser Voluntario o Forzoso:

Voluntarios – son aquellos que son consecuencia de la libre voluntad de las partes que son
dueños de las cosas. Estos pueden clasificarse a su vez en dos Onerosos so Gratuitos

Onerosos – es aquel en que la persona da y recibe algo a cambio.

Gratuito – es aquel en que se da y no se recibe nada a cambio.


Esto puede ser una donación que se subdivide en dos:

Lucrativo – cuando hay un desprendimiento total de la cosa.


Educativo – cuando la persona da pero se reserva algo.

Forzosa – es cuando existe un deudor por sentencia y este no cumple con su obligación y el
acreedor puede ir directamente al patrimonio del deudor y satisfacer su crédito. En el caso
de la enajenación forzosa el que enajena es el Tribunal ya que es por sentencia.

Como en el Código Civil no se trata la enajenación como una figura independediente como
doctrina separada:
1. Que enajenante sea dueno de la porpiedad o derecho que se pretende enajenar.
2. Que el enajenante tenga la capacidad legal necesaria para prestar su consentimiento.
3. Que se observen los requisitos y formalidades que exijen las leyes para el Negocio
Juridico.

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El Art. 159 menciona dos cosas que pueden enajenarse – bienes muebles y inmuebles.
Este Artículo da la impresión de que los bienes muebles pueden ser enajenados por partidas
que no excedan $2,000. Esta cantidad es acumulativa, es hasta $2,000. Despues de esta
cantidad hay que pedir autorización judicial asi sea para $100.

Por lo tanto después de los 2000 el padre/madre va a estar restringido para enajenar a
menos que no tenga la autoridad del Tribunal.

Requisitos:

1. Tribunal competente va a ser la sala del Tribunal de Primera Instancia del lugar donde
radica el bien mueble o inmueble.
2. La petición se va a presentar bajo la firma del abogado y con el juramento de la parte
peticionaria.
3. En la petición tenemos que hacer referencia al nombre, dirección y estado civil del
solicitante y la relación del solicitante con el menor. En el caso de los tutores es
necesario expresar la fecha del nombramiento, el caracter de la tutela y la afirmación de
haberse cumplido con todos los requisitos necesarios para ejercer la tutela. En este caso
de tutores si a usted se le escapan estos detalles y el Tribunal no consiga estos detalles,
el Registardor de la Propiedad tiene la facultad en ley de solicitar documentos
complementarios para los fines de subsanar la falta de esto detalles.
4. En la petición se va a poner el nombre y el estado civil del menor o incapaz y en
adición, vamos a incluir los nombres de sus perientes más próximos dentro del 4to
grado de consanguinidad y 2do de afinidad. El propósito de esto es para que los
parientes mas próximos gardeen al tutor o padre por que puede haber uno de estos
familiares que se pueda enfrentar al despilfaro que lleve acabo padre o tutor con dicho
bien.
5. En la petición vamos a establecer la causa que motiva la solicitud del Negocio Juridico
que se pretende llevar acabo.
6. La necesidad o utilidad que deriva el menor o incapacitado del Negocio Juridico. Aqui
hay que describir en detalle los beneficios o utilidad que deriva el menor de este
Negocio Juridico.
7. Cuando el peticionario propone un negocio y se trata de bienes inmuebles, esto hay que
describirlos con lujo de detalle. El problema viene con los bienes muebles que son mas
dificiles de identificar. Esto es para poder identificarlos facil y rasonablemente. Hay que
tambien poner un precio mínimo y justificarlo con un avaluo que haga un tasador. La
venta se realizará por pública subasta.

13 de febrero 2001

Los bienes de menores solamente se pueden vender en pública subasta.

Dos excepciones:

1. Cuando el que adquiere el bien del menor es la Autoridad de Tierras.


2. Si se trata del Gobierno de los Estados Unidos.

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Para esto, tanto la tasación que haga el Gobierno de E.U. como la Autoridad De
Tierras tiene que satisfacer al Padre como al Tribunal. Siempre hay que presentar la
subasta ya que se trata de los bienes de un menor, aunque sean estas las partes
compradoras.
Si no se hace subasta el acto es nulo.
Cuando se enajena un bien de un menor por lo general lo que se presenta al Tribunal es un
proyecto de escritura donde se haga un resumen de la propiedad. Este proyecto de escritura
esta sujeto a la aprobación del Tribunal.
Hay que notificar al Fiscal de Distrito la colocación que se hará del dinero que reciba el
menor o incapaz o lo que reciba a cambio de la transaccion y en que va a beneficiar al
menor. Esta notificación es a los efectos de que el Procurador de Menores este presente de
la vista. El hecho de que no se presente a la vista dicho procurador no impide ni anula el
procedimiento a no ser que medie engano o fraude. Caso de Sucesión Rodríguez vs.
Sucesion Moran 85 DPR 307.

En la vista, le corresponde al Peticionario el presentar la carga de la prueba para


sustentar los hechos de la petición.

Le prueba documental que se presenta es:

1. Documento que acredite la relación del peticionario con el representado.


2. Si es un bien inmuble se tiene que presentar la escritura donde se constituye el
titulo de la propiedad o certificación del Registro de la Propiedad donde conste
que la misma esta inscrita a favor del menor o incapacitado.
3. Tasación hecha por un perito o tasador. Si no hubiera la tasación podriamos
presentar los recibos del CRIM.
4. Si es un arrendamiento se tiene que traer hecha la escritura de arrendamiento. Y
además hay que traer una comparable en el mercado.
5. En el caso de una permuta leer caso Ferrer vs. Registrador 109 DPR 148. Lo
importante aqui es que el cambio beneficie al menor.
6. Proyecto de escritura en constitución del gravamen.

La prueba Testifical:

1. Testimonio del padre. Madre o tutor donde van a declarar con lujo de detalle los
por menores de la transacción y los beneficios de la misma.
2. Testimonio del Tasador defendiendo la tasación que hizo.
3. Si el menor es mayor de 14 anos y reside en Puerto Rico, el Tribunal puede
cuestionarlo o interrogarlo a que le de su opinión en cuanto a la transacción. El
Tribunal puede también citar a parientes hasta el cuarto grado de
consanginiedad o segundo de afinidad para también preguntarle su opinión.

Si el Tribunal declara no a lugar a la petición, se puede revisar la misma ante el


Tribunal Supremo por via del Circuito de Apelaciones y al Supremo por Certiorari.
Si el Tribunal la declará con lugar, fijara un precio minimo con el que va a
comenzar la subasta y ordenará que se publique un edicto anunciando la subasta una

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vez por semana por la cantidad de semanas que el juez determine. Si la propiedad
vale menos de $2,000 el Tribunal puede dispensar de la publicación del Edicto y
ordenar que se fijen anuncios en la Alcaldia, escuela cercana a la propiedad y en la
colecturia. Además en la resolución que emite el juez tiene que expresar que el
dinero que reciba el menor habrá de colocarse en donde el Tribunal señale y sera el
Procurador de Menores el que vigile que esto ocurra así.
15 de febrero de 2001

En este procedimiento ningún tercero puede intervenir.

Caso Irizarry vs. Registrador 89 DPR 747 – Aqui un administrador vendio una propiedad y
entre los herederos habia un menor. El Tribunal anuló la transacción.

Los padres de un menor tampoco estan autorizados a aceptar una dación en pago para
cancelar una hipoteca.

ADOPCION:

El proceso de adopción se debe de realizar en un tiempo de 120 días según la ley.

La adopción es una manera de extingir la patria potestad. Es una ficción legal donde se
recibe como hijo uno que no lo es naturalmente.

La adopción es una obligación que se asume voluntariamente, conciente y cabalmente.

La adopción tiene cuatro caracteristicas:

1. Es un acto jurídico de forma determinada y de naturaleza irrevocable.


2. Es uno de los modos de extinguir la patria potestad rompiendose los vinculos de
la familia biologica y creando unos nuevos con la familia adoptante.
3. Es un acto civil que esta condicionado por el consentimiento de los adoptados y
la intervención judicial. Es importante que el Tribunal recoja el concentimiento
del adoptado y emita su aceptación.
4. Salvo los casos de que un matrimonio adopte en conjunto, la adopción se regula
bajo el principio de unidad personal.

El Adoptante (persona que va a adoptar) tiene que tener los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad


2. Debe allarse en el pleno uso de sus derechos.
3. Debe tener por lo menos catorce años mas que el adoptado menor de
edad. * * * Este requisito no aplica cuando la persona del adoptado es el
hijo del otro conyuge y el adoptante tenga por lo menos dos anos de casado
con el padre o madre del adoptado.

15
4. El adoptante debe de haber recidido en PR por lo menos 6 meses con
anterioridad a la fecha de radicación de la petición de adopción. (Residencia es
presencia fisica).

EXCEPCIONES AL PRIMER REQUISITO:

1. A un menor de edad se le puede permitir que adopte siempre y cuando el


adoptante sea el hijo del coyuge mayor de edad.
2. Cuando se da la situación de los dos años de convivencia y la madre puede ser
menor de edad y el padre no tiene la diferencia de los 14 años.
3. Un menor podrá también adoptar siempre y cuando este casado y ambos
conyuges adopten conjuntamente y uno de ellos es mayor de edad.

Quienes NO pueden adoptar:

1. Los declarados incapaces judicial mientras dure la incapacidad


2. Los presos mientras dure su pena de reclusión.
3. El tutor no puede adpotar a su pupilo hasta que no haya rendido el informe final
de la tutela y estas sean aprobadas por el Tribunal.

Nadie puede ser adoptado por más de una persona salvo se trate de un matrimonio en cuyo
caso adoptan conjuntamente. La adopción va al estatus familiar y por tal razón no pueden
tener dos familias adoptantes.

Quienes pueden ser adoptados:

1. Menores de edad no emancipados.


2. Menores de edad emancipados por decreto judicial o por concesión de madre,
padre o padre con patria potestad.
3. Menor emancipado que nunca se ha casado o mayor de edad siempre que el
adoptado hubiere recibido en el hogar de los adoptantes desde antes de tener 18
años y al momento de presentarse la petición continua recidiendo en el hogar de
los adpotantes.

Quienes NO pueden ser Adoptados:

1. El pupilo no puede ser adoptado por el tutor.


2. Mayores de edad aun cuando la petición se presento cuando eran menores.
3. Personas casadas o que hubieren estado casadas aunque sean menores de edad.
4. Un asendiente de un adoptante que es un pariente por consanginidad o afinidad.

16
Los conyuges adoptan conjuntamente. ¿Cuando un conyuge puede adoptar
individualmente?

1. Cuando el conyuge adopta al hijo menor de edad del otro conyuge.


2. Cuando esta separado de su conyuge por lo menos dos meses antes de la
petición de adopción en cuyo caso hay que notificar al otro conyuge. Si después
que ya esta el trámite se reconcilia, dicha reconciliación no impide al trámite. El
conyuge puede unirse a la petición.
3. Cuando el conyuge no adoptante esta incapacitado por decreto judicial mientras
dure la incapacidad.

Hay situaciones donde hay que nombrar un tutor especial que venga a dar el
concentimiento a nombre de los padres para la adopción. La adopción tiene que ser
concentida por el adoptado. En caso de un menor de edad el concentimiento lo tiene que
dar el padre madre con patria potestad.

Se necesita un Tutor especial - Ocurre cuando:

1. Menor es huerfano.
2. Padres son retardados mentales.
3. Padres desaparecidos.
4. Uno de los padres es menor de edad.

En estos casos se provee para que se nombre un tutor especial. Este comparece para dar el
concentimiento y es nombrado por el Tribunal.

Además del tutor especial, las personas llamadas a concentir la adopción son:

1. Tutor Especial
2. Adoptante
3. Adoptado, siempre y cuando tenga 10 años o más.
4. Padre, madre o pardes que al momento de la adopción posean la patria potestad.
Asi como el padre o la madre que por razón de una sentencia de divorcio no
posea la patria potestad sobre un hijo menor de edad.

No se va a requerir el concentimiento en los siguientes casos:

1. Cuando uno de los padres haya sido privado de la patria potestad por alguna de
las razones establecidas por el Código Civil.
2. Cuando el adoptado sea un menor emancipado por Decreto Judicial o concesión
del padre, madre o padres con patria potestad y este debidamente cualificado
para hacerlo.
3. Cuando el menor esta bajo la custodia del Depto de la Familia no se requiere el
consentimiento de los padres siempre y cuando los padres no posean la patria
potestad y esta radique en dicho departamento.

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En caso de que los padres biologicos son menores no empancipados, los abuelos biologicos
deben de comparecer a dar el concentimiento. En ausencia de abuelos el Tribunal va a
designar un Defensor Judicial a los padres menores.

La Petición tiene que tener tres requisitos esenciales:

1. La petición se va a presentar en el Tribunal de Primera Isntancia sala donde


recide el peticionario o donde reside el menor.
2. La petición es jurada por el peticionario y firmada por el Abogado.
3. La petición hay que notificarla a Procurador de Familia o Fiscal de Distrito.

La Petición debe de contener las siguientes alegaciones:

1. El nombre, circunstancias personales y el estado civil del peticionario adoptante.


2. Es necesario expresar afirmativamente que el peticionario se encuentra en el
pleno ejercicio de sus derechos.
3. Alegar la diferencia de edad entre el peticionario con el adoptado a no ser que
caiga en una de las excepciones.
4. Alegar el hecho de la residencia en PR del adoptante.
5. Afirmar la buena reputación moral en general en la comunidad y las condiciones
del peticionario para proveer un hogar apropiado al menor y contar con los
medios economicos suficientes para proveer la educación del menor.
6. El tiempo que el peticionario ha estado conviciendo con el adoptado,
especificando la relación que se ha establecido entre ambos.
7. La súplica al Tribunal que consiste en solicitar una investigación del
Departamento de la Familia, de los hechos alegados en la petición después de lo
cual se solicita que declare con lugar la petición y ordene al Registro
Demografico del Departamento de Salud que sustituya el certificado de
nacimiento.

La resolución que emite el Tribunal declarando con lugar la adopción debe ser notificada a
los padres biologicos excepto cuando el Departamento de la Familia ha confiscado la patria
potestad. La notificiación de la resolucion se hace a los padres ha su última dirección
conocida y si se desconoce dicha dirección entonces se notificará por edicto que se
publicará una vez por semana por el transcurso de un mes y copia del edicto se le enviará a
la última dirección conocida.

La vista que va a celebrar el Tribunal es una audiencia privada EXCEPTO los funcionarios
públicos pertinentes, los padres, el adoptante y el adoptado si tiene mas de 10 años. El
trámite es uno confidencial y dicha confidencialidad incuye el expediente del caso en el
Tribunal.

18
Cuando se dicta la resolución de la adopcion la misma se notifica al Registro Demigrafico
del Departamento de Salud. Este va a guarda en un sobre sellado y lacrado el certificado de
nacimiento anterior y solamente por orden del Tribunal se podrá habrir dicho sobre.

En esa vista también el Tribunal vera el informe del Departamento de la Familia y


solamente lo puede ver el juez y las partes.

¿Que ocurre si durante el trámite fallece el adoptante? Si el adoptado vivia con el adoptante
por lo menos por un año antes, el trámite continuará. Los herederos podrían oponerse pero
tendrán el peso de la prueba para demostrar la intención de adoptar.

Efectos de la Adopción:

1. Decretada la adpoción el adoptado se dará como hijo del adoptante con todos los
deberes y obligaciones que se le dan por ley.
2. La adopción extingue todo vinculo juridico entre su familia biologica o adoptiva
anterior. No obstante el adoptado va a retener todos los derechos que por razón
de su previo parentezco como miembro de su familia anterior hubiere adquirido
con anterioridad a la fecha en que se le decreta adoptado.
3. El Registro Demografico va a expedir un Certificado de Nacimiento nuevo. Si
faltaran datos el adoptante podra adquiridos por declaración jurada.

Solamente el adoptante o el adoptado podrá tener derecho a habrir el sobre lacrado en el


Registro Demografico por orden del Tribunal.

El adoptado que nació en un pais extrangero no recibe la ciudadania automaticamente.

22 de febrero de 2001

Puede que en trámite haya ocurrido un defecto que invalide el proceso de la adopción. De
cualquier forma transcurridos dos años desde que se decreta la adopción, todo defecto
queda convalidado.

El adoptado recibe el status de hijo legitimo del adoptante y por tanto puede usar los
apellidos del adoptante a menos que el Tribunal disponga otra cosa. Otro efecto que tiene es
que el adoptado se convierte en heredero del adoptante. Si el adoptado tiene bienes el
adoptante no adquiere usufructo alguno sobre estos bienes a no ser que preste una fianza a
satisfación del Tribunal o a las personas que tienen que concurrir a dar el consentimiento
para dar la adopción.

El adoptado extinge todo vínculo biológico con su familia biológica. Excepto – que se
mantendran esos vinculos cuando el adoptado sea el hijo del conjuge adoptante aunque
haya muerto antes o cuando el adoptado proviene de una única filiación y es adoptado por
una persona de diferente sexo al padre o madre que lo ha reconocido como hijo natural.

Un adoptado no puede contraer matrimonio con un pariente de su anterior familia en los


mismos casos que no hubiere ocurrido si no hubiere ocurrido la adopción.

19
LEY 140 DE ESTADO PROVISIONAL DE DERECHO

La ley de Estado Provisional de Derecho se creo basicamente para discutir asuntos de


colindancias. Se trata de establecer o congelar la situación en lo que se discute la situación
en un pleito plenario. (El Juez establece una tregua).

Los dueños de una propiedad tien el derecho de deslindar la propiedad y marcar los puntos
= Acción de Deslinde.

La Ley 140 se va a ver ante los jueces municipales. Y se va a llevar el procedimiento en la


sala de juez municipal donde radica la finca. El trámite es totalmente informal. Lo único
que requiere es que una persona presente bajo juramento la dificultades que tiene con la
otra parte.

El juez municipal al leer la querella y entender que si existe un problema legal emite una
citación a la otra parte. Dicha citación se va a diligenciar bajo las Reglas de Procidimiento
Civil y le indica al citado al comparecer al Tribunal durante el término de 5 dias a partir de
la fecha del diligenciamiento.

La citación que se expide es bajo apercibimiento de desacato. De asistir el tiene derecho de


comparecer con un abogado y presentar prueba en su defensa.

Las pruebas de evidencia se van a aplicar de forma liberal. Si el Tribunal emite una
desición imponiendole al querellado a hacer algo el querellado tiene que hacer lo dado por
el juez hasta que se vea el procedimiento oridinario en corte. La resolución que emite el
Tribunal puede ser escrita o verbal. Si es verbal este tiene que reducirla a escrito en los
próximos 5 dias. (esto es mas o menos como un injuction). Lo más importante es el rol de
juez como pacificador de las partes.

Esta ley aplica ademas a:

1. Controversias entre custodia de menores.


2. Casos de separación de conyuges o concubinos para regular a los efectos de la
pocesión de la estructura donde vivian.
3. La querella que se puede presentar entre arrendador y arrendatario para las
mejoras urgentes de necesidad a la propiedad.
4. Aquella querella entre el dueño de una obra y el contratista cuando el valor no
exceda de la suma de $3,000.
5. La querella entre el propietario de un vehículo y el hojalatero en cuanto a las
condiciones y la compensación del trabajo hecho.
6. En aquella materia de garantia de bienes muebles. Disputa entre vendedor y
comprador cuando el importe no exceda $3,000.
7. Cuando haya una disputa de salario entre obrero y patrono que no exceda
$3,000.

20
EL DESAUCIO

El desaucio es una opción que nos da la ley para cuando ocurre varias situaciones Cuando
alguien ocupa una propiedad que no le pertence.

Este contrato de arrendamiento puede ser verbal, por escritura pública o contrato. Es
posible que la persona deje de pagar el canon pactado o viole alguna de las clausulas del
contrato. O es posible que usted tenga una propiedad arrendada que vence el contrato, no
exista la tácita reconducción y se quede el arrendatario ocupando la propiedad.

La Acción la puede levantar...

1. Dueño
2. Usufructuario
3. Arrendador en caso de sub-arrendamiento.

El desaucio se interpone en contra del inquilino, si estamos hablaron de fincas rusticas, los
colonos, Administradores de las propiedades o los encargados de las mismas.
Por muchos años qui en PR existia la ley de alquileres razonables. Ley que se promulgo
durante la epoca de los 40. Pero estuvo vigente por aproximadamente 50 años.

El Estado tiende a proteger al inquilino.


La acción se va a radicar en la sala del tribunal de Primera Instancia de donde radique la
finca.

Causal es la falta de pago del canon de arrendamiento.


Si le violan una clausula del contrato y en especial una clausula medular.
Si el inquilino subarrendo o cedio el uso de la propiedad a otra persona sin el
consentimiento del dueño.

27 de febrero de 2001

Este es un procedimiento de jurisdicción contenciosa donde el Tribunal tendrá que dirimir


la controversia.

Se va a radicar una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de la sala donde ubica el


inmueble. En vez de emplazar vamos a citar al demandado. Si usted acompaña junto a su
demanda un emplazamiento el procedimiento se ve por la via ordinaria no por la via
sumaria. El desaucio por la via sumaria se trata de evitar el tiempo de los términos de
emplazar (reglas de Procedimiento Civil).

21
Desaucio por la via Sumaria

Se cita al demandado (la cita se da bajo la Regla 40 de Procedimiento Civil). La citación se


lleva en blanco para que el Tribunal nos diga cuando se va a dar la primera vista en el
Tribunal. De no comparecer el demandado, el Tribunal podría dictar sentencia declarando
con lugar el desaucio. “Normalmente” la vista de primera comparecencia debe de
celebrarse dentro de los 10 días a partir de la demanda. En la citación ademas hay que
apercibirle al demandando que tiene la obligación de comparecer y de no comparecer se le
va a dictar sentencia en contra. Si esto no se hace, y el Tribunal dicta sentencia dicha
sentencia es nula.

La citación se puede hacer directamente a la persona del demandado o a la persona que este
a cargo de la propiedad a nombre del demandado. Si el demandado no esta en Puerto Rico
no podemos utilizar edictos. Entonces estaríamos obligados a irnos por el procedimiento
ordinario.

La diligencia de la citación debe de estar documentada al dorso de la citación. El


diligenciante debe de hacer constar que entregó dicha citación haciendo constar fecha, hora
y a quien se cito. Dicha diligencia se tiene que devolver a la sectretaria del Tribunal. El
Tribunal podra corroborar que dicha citación fue con el tiempo suficiente. Si el Tribunal
entiende que no se citó con tiempo suficiente podrá cambiar la fecha de esa primera vista.

Llegada esa primera vista la misma es a los efectos de que el demandado formule la
contestación a la demanda y de esa forma la parte demandante sepa cuales son las defensas
que tiene el demandado.

La única defensa que no tiene cabida en este procedimiento es la de conflictos de titulos. La


defensa de conflictos de título es aquella en cual el arrendatario alega que el posee la finca
en condición de dueño y no de arrendatario. Si el Tribunal se convence en la primera
comparecencia de que hay conflictos de título este desestimará la demanda y ordenará que
se vea el caso por la via ordinaria.

No se puede levantar la defensa de cosa juzgada. En los procedimientos de desaucio no


se provee para que haya cosa juzgada. Pero, un demandante que se la pasa radicando
demanda de desaucio contra el arrendatario viciosamente mes tras mes puede dar
paso a que se interprete que esta actuando de mala fe y puede nacer una causa de
acción por persecución maliciosa.

Persecución Maliciosa = Cuando una persona utiliza los mecanismos del Estado para
persegir, hostigar o negar derechos a otra persona para perjudicarla (tiene que haber
un patron malicioso).

Es posible que en la misma primera comparecencia los abogados se pongan de


acuerdo y se consoliden la primera y segunda comparecencia. Esto se da cuando el
demandado tiene la oportunidad de contestar la demanda antes de la primera
comparecencia. En esta primera comparecencia ademas de que el demandado

22
presente su contestación a la demanda es la ocasión para que ambas partes presenten
TODA la prueba que vayan a utilizar en el caso.

Celebrada esta primera, el Tribunal va a señalar una segunda comparecencia. En esta


segunda el Tribunal va a recibir la prueba testifical. Durante esta segunda vista van a
aplicar las reglas de evidencia y el Tribunal va a tomar la determinación a base de la
preponderancia de la prueba. Esa segunda vista en Tribunal debe celebrarla dentro de 10 a
15 días a partir de la primera comparecencia.

El Tribunal va a emitir una sentencia de decretar con lugar el desaucio y va a consignar


conlcusiones de Hecho y de Derecho en la sentencia. Si el Tribunal declara con lugar el
desaucio el demandado puede aplear la decisión al Cirucuito de Apleaciones. Si el
demandado apela tiene que prestar una fianza para cubrir por los daños y perjuicios que
pueda ocasionar. Si el desaucio es por falta de pago el demandado puede consignar la
deuda mientras apela. El demandante apela no tendrá que prestar fianza en la apelación. Si
el demadnado es insolvente el Tribunal puede permitir una apelación sin fianza en esa
circunstancia caso Bucaré Mgt. Vs. Arriaga 125 DPR 153. Luego de la apelación la parte
que no este de acuerdo podrá ir la Tribunal Supremo via “certiorari”.

Si en la primera comparecencia el Tribunal encuentra que la parte demandada es


insolvente o tiene cerias dificultades economicas la ley disone que hay que notificar de
la demanda al Depto. de la Familia y al Depto. de Vivienda. Estas agencias estan
obligadas a rendir un informe socio-economico (analisis de la condición de la Familia
por el Depto. de Vivienda) y un informe de que ayudas en Depto. de la Familia puede
darle a dicha familia.

El Tribunal no va a decretar desaucio alguno hasta que estos informes no sean entregados al
Tribunal.

Se dicta sentencia, y habra 30 días para que advenga final y firme. Despues, habrá un
término de 20 días para llevar acabo el desalojo. Si la persona es insolvente serían 40 días.
Cumplidos los términos, usted iria al Tribunal para radicar una moción solicitando que el
Tribunal expida la orden de lanzamiento. Es importante que la orden diga que el desaucio
se va la celebrar este o no este la persona.

Este tramite de desaucio por la via sumaria (el procedimiento) puede utilizarse para
reclamar alimentos por la via sumaria.

AD-PERPETUAM IN RE MEMORIAM (CAMBIO DE NOMBRE)

El nombre es la denominación que se le da a una persona para distinguirla. Por lo tanto el


nombre es lo que utilizamos para distinguir a una persona de otra. El apellido lo que hace es
dar referencia de la procedencia de una persona ya sea por la via materna o paterna.

23
Al momento de la inscripción podría darse que se cometa un error al registrarse.

En 1950 se enmendó la ley del Registro Demigrafico para permitir el uso de este recurso
para poder corregir sexo, apellido, nombre y todos los demas datos que aparecen en un acta
de nacimiento. Es un procedimiento para perpetuar un hecho y para tener prueba que podría
después perderse.

Los Requisitos de la Petición:

1. Vamos a presentarla en el T.P.I. sala del domicilio del promovente.


2. La petición tiene que ser jurada por el peticionario con la firma del abogado.

Vamos a Alegar:

1. Que es lo que dice el acta de nacimiento en cuanto a lo que queremos corregir.


2. Establecer el nombre por el cual es conocido el promovente.
3. Que no existen motivos para evadir la justicia y/o que no existe procedimiento
criminal alguno contra del promovente.

6 de marzo 2001 falta....

13 de marzo l – Prof. Falto...

15 de marzo de 2001

Requisitos del Mandamus:

1. La demanda tiene que dirigirse a la persona obligada al cumplimiento al deber impuesto


por la ley (Recurso In-Personam). La demanda No puede dirigirse contra el cargo. Si el
funcionario renuncia o muere hay que desestimar la demanda.

2. Con que tiene que cumplir la persona que demanda:

a. Para que pueda existir la causa de acción del Mandamus es indispensable


que el promovente alege habar sufrido un claro y palpable dano real y
preciso. Caso Salas vs. Secretario 102 DPR 716 y Cerame vs. Secretario
99 DPR 46.
b. La causa de acción por lo tanto debe surgirle al demandante bajo el
amparo de una Ley o de la Constitución. Y ademas el demandante tiene
la obligación de establecer la conección entre el daño que ha sufrido y la
omisión o negativa del funcionario en cumplir con la obligación que le
impone la ley.
c. Tiene que ser juramentado.

24
3. Si existe otro remedio en ley el Tribunal va a desestimar el Mandamus por que esto es
un recurso extraordinario que se debe de utilizar cuando no hay otro mecanismo en ley
para instar otra causa de acción. A lo único que obliga el Mandamus es “a hacer”. Esto
lo que persige es el cumplimiento del Deber Ministerial que tiene el funcionario.
4. Al demandado hay que emplazarlo. Y en la demanda hay que ser cuidadosos en su
redacción toda vez que el Derecho reclamado tiene que ser claro. No podemos alegar
Derechos dudosos. Tenemos que tener claro que aunque el Mandamus se establece para
obligar al demandado a cumplir con la ley es posible que ese deber no surga de un
artículo específico de la ley pero puede surgir del conjunto de deberes que forma la ley
y que puede crear correlativamente el derecho del demandante.

El Mandamus NO procede contra la legislatura.

El Recurso de Mandamus procede contra el Gobernador de Puerto Rico. El célebre caso es


PPD vs. Gobernador ____ DPR ____ . Contra quien no se puede radicar un Mandamus es
contra el Presidente de los Estados Unidos.

En el sector administrativo tenemos un pequeño problema. El agotamiento de la via


Administrativa no va a constituir un inconveniente que impida la radicación de un recurso
de Mandamus. Es posible que el Tribunal acoja el recurso. Normalmente Tribunal vaya y a
solicite que gote la via administrativa. Pero si se ve que es inútil que se agote la via
Administrativa el resultado va a ser el mismo que si no lo agotara, entonces el Tribunal va a
aceptar el Mandamus. Pero hay que claramente alegarlo en la demanda.

Usos para el Mandamus:

1. Para poder tomar reválidas.


2. Para poder hacer valer el derecho de inspeccionar los registros públicos.
3. Para obligar a ARPE a rechazar o aprobar planos.
4. Para obtener permisos oficiales.
5. Para obligar a la construcción de una obra que habia sido presupuestado por el
Estado o por el Municipio.
6. Para hacer efectivos los resultados de un Referendum.
7. Para hacer cumplir los deberes corporativos y las obligaciones corporativas. Se
permite por que para que la corporación exista tiene una conseción del Estado y
se interpreta de que hubo un acuerdo entre el incorporador y el Estado.
8. Cuando un Juez no quiere decidir se le puede obligar a decidir.
9. Para cobarle dinero a los Municipios o al Estado por deudas a personas
particulares.
10. Para obtener toda la evidencia que fue ocupada por el Secretario de Hacienda si
usted sale absuelto del delito contributivo que le habian imputado.

25
No podemos utilizar el Mandamus:

1. Para obligar el cumplimiento de una obligación juridica privada.


2. Para impugnar la constitucionalidad de una Ley.

Como el recurso de Mandamus es un recurso extraordinario aplicarán todas las reglas de


Procedimiento Civil los mecanismos de descubrimiento de prueba así como los términos
que aplican a ellos y todas las defensas pueden levantarse. Además de esto el Mandamus
tiene también las defensas de Equidad como lo son la Incuria (“dejades” a base de los
hechos), Doctrina de las Manos Limpias (no se puede reclamar algo cuando usted a sido el
primero en no cumplir) y Doctrina de la Conciencia Impura (que sabe que no le asiste el
Derecho).

En el Mandamus se va a permitir la acumulación de todas las acciones que tenga el


demandante contra el demandado. Si no lo hace puede que ocurra la teoria del
fracionamiento de las causas y si no incluyo una causa se podría conciderar como cosa
juzgada.

En el caso que se expide el Mandamus y el demandado se niega, el Tribunal lo puede


condenar al pago de una multa de $500.00 y el pago de esa multa impide la
reclamación de daños y perjuicios que por el funcionario no cumplir le causo al
demandante luego de dictarse sentencia.

AUTO INHIBITORIO

Es el Recurso por el cual un Tribunal de mayor jerarquia expide y dirige a un juez y


a una parte en un pleito entablado en un Tribunal inferior orden por la cual se le ordena la
paralización de todo procedimiento significando que la causa original o algun incidente
surgido en dicho pleito no es de la competencia de ese Tribunal inferior si no de la
competencia de otro Tribunal. O cuando se le dirige ese mismo Auto por el Tribunal
Superior al Tribunal inferior cuando este último ejerce funciones que son de su
competencia pero que en el descargo de sus funciones anula un Derecho legal de una de las
partes. O cuando se dirige ese Auto para impedir que un juez inferior conceda una nueva
vista una vez vencido el término señalado para dicha vista. (caso: Frente Unido
Autonomista... vs. Comision Estatal de Elecciones ___ DPR ___).

Este Recurso viene de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Hay dos formas: 1.
Declinatoria – Se dirigia el Auto al Tribunal Superior para que declinaria de su
jurisdicción y 2. La Inhibitoria era para que el Tribunal con competencia expidiera un
contra para que el inferior se inhibiera.

Pero a partir de 1904 se recoge el recurso en el Código de Enjuiciamiento Civil y esta


limitado a pelitos judiciales.

26
Este Recurso tiene 3 caracteristicas:

1. Es un Recurso accesorio o auxiliar. No puede existir a menos que haya un pleito


principal toda vez que es un existente dentro de ese pleito y no puede vivir sin este.
2. Es un Auto de naturaleza preventiva. Por que tiende a impedir la actuación futura del
organo judicial y no a revisar las actuaciones del Tribunal inferior.
3. Es un Recurso de naturaleza privilegiada. Por que solo procede cuando no haya un
remedio ordinario que no sea rapido ni eficaz.

20 de marzo de 2001

El Auto inhibitorio por si solo no existe. Es un incidente dentro de un pleito.

Este lo que va a hacer es que el Tribunal Superior le dictará unas pautas al Tribunal Inferior
de que es lo que va a hacer.
1. El hacer funciones de su competencia anula Derecho legal.
2.
3. Para evitar de que se conceda una vista despues de que pasará el término del
juicio.

El Auto inhibitorio se ha utilizado también para evitar de que se entrege una propiedad que
ha sido expropiada antes de que se consigne el precio en el Tribunal.

El auto inhibitorio también se utiliza para la prohibición de un acto futuro (algo que se va a
hacer).

El Auto inhibitorio NO es el mecanismo adecuado para corregir una actuación determinada


de un Tribunal Inferior.

CERTIORARI

Es un recurso en equidad. Sigue siendo uno de naturaleza discrecional del Tribunal el


expedirlo.

Antes de 1994, el Recurso de Certiorari, era discrecional, no tenia término para instarse y
por lo tanto le aplicaban las defensas en equidad de incuria (Latches).

El Certiori es un Auto expedido de un Tribunal Superior a otro Inferior por el cual se exige
al Trobunal Inferior la remisión al Tribunal Supremo de una copa certificada de las
diligencias pendientes en el Tribunal Inferior o los Autos de alguna causa ya terminada en
aquellos casos en que el procedimietno adoptado no este de acuerdo a las dispocisiones de
la ley y con el objeto de determinar los procedimientos cuando el Tribunal Inferior se
negare a hacerlo fundado en bases erroneas.

27
Se va a utilizar para recurir de resoluciones que emite en Tribunal Inferior en asuntos
interlocutorios de un caso. Todo aquello que no sea sentencia, el recurso que va a utilizar es
el Certiorari.

La nueva ley de la Judicatura inpuso un término, cosa que no existia antes para poder llevar
un Recurso de Certiorari y ese término es de 30 días a partir del archivo en autos de copia
de la notificación de la resolución u orden.

La radicación del Recurso NO paraliza los procedimientos en Instancia. La única forma de


usted logarar que se paralizen los procedminetos es que usted radique una moción al
Tribunal de mayor jerarquia en auxilio de jurisdicción. Y sera a discreción de estos el
expedir dicha orden paralizando los procedimientos en el Tribunal Inferior.

El Recurso de Certiorari es uno de caracter extaroridnario que solamente le corresponde a


un Tribunal de mayor jerarquia. Es un recurso de naturaleza accesoria. Requiere de un
pleito principal. La interposición del recurso de Certiorari persigue la expedición por el
Trubunal de mayor jerarquia de un Auto para que el Tribunal Inferior le ceritifique y le
remita el expediente ya sea de un caso detarminado o de una actuacion especifica que no
pone fin al procedimiento.

Mayormente el Tribunal de mayor jerarquia va a expedir una orden para que muestre causa
por la cual no se debe expedir el Certiorari. Conjunto con la orden para mostar causa,
internamente la secretaria de mayor jerarquia le envia un mandato a la secretaria de menor
jerarquia para que eleve los autos.

El Recurso de Certiorari tiene la caracteristica de que tiende a evitar la adulteración de


hechos en la aplicación del Derecho. El Certioriari revisa errores de Derecho y de
procedimientos. El Certiorari NO revisa errores de hechos.

Hay dos tipos de Certiorari:

1. El Certioriari Clasico – es aquel que usamos para la revisión de los


procedimientos judiciales ordinarios. Y este se limita a revisar las actuaciones
judiciales que ya se han consumado. Este es un recurso o un remedio de
caracter civil aunque también lo podemos utilizar en el ambito penal. Y se rigue
por las Reglas de Procedimiento Civil.
2. El Certiorari Especial – es aquel que establece una ley para revisar una
situación o question particular. Donde más vemos este tipo de certiorari es en
los procedimientos administrativos. Y normalmente esta establecido en la Ley
de la Agencia o en la L.P.A.U.

Tribunales con Competencia para ver un Certioriari


1. T. Supremo
2. T. Apelaciones

28
27 de marzo de 2001

El Recurso de Certiorari tiene que ser documentado. Por lo tanto el primer documento que
va en el apendice es la resolución e identificar quien es el recurrente y el recurrido.

En el cuerpo de la petición tenemos que alegar especificamente la jurisdicción del Tribunal


para entender la petición de Certiorari. También en el cuerpo del escrito tenemos que
especificar la fecha del archivo en autos de la notificación de la resolución. Hay que hacer
una breve relación de hechos. Son los hechos que envuelven el incidente por el cual
estamos solicitando para que el Tribunal intervenga (son los hechos relacionados al
incidente).

Hay que ser breve. Esto es por que la petición del Certiorari tiene un limite de 20 páginas
(sin los apendices).

En el escrito tenemos que plantear cuales son las cuestiones o errores sobre los cuales
estamos pidiento que el Tribunal de mayor jerarquia revise. Tenemos que ser especificos en
decir cuales son esos errores.

Cada una de las cuestiones se van a discutir en el escrito individualmente. Si entendemos


que todos o algunos de los errores estan relacionados y no los podemos discutir
individualmente, junto al escrito tenemos que radicar una moción en el Tribunal de mayor
jerarquia solicitando permiso para discutir los errores conjuntamente. Si no se presenta la
moción se va a desestimar el recurso por no cumplir con las reglas.

La petición de Certiorari concluye con la suplica y la certificacion de que hemos notificado


a la parte contraria del recurso radicado dentro del término de los 30 días.

La petición NO tiene que ser juramentada. Basta con la firma del abogado. Tampoco
cancela sellos de rentas internas. Si no eras el abogado de instancia, hay que recordar que
llevaria el sello forense de $1.00 por intervenir en el caso inicialmente.

Poder interponer la petición de Certiorari no es necesario el pedir una reconcideración al


Tribunal de Instancia.

Cuando No procede el Certiorari?:

• No va a proceder si lo que se solicita es la revisión de cuestiones discrecionales


del Tribunal Inferior.
• Tampoco es el recurso adecuado para reabrir un caso del cual se haya disctado
sentencia en rebeldia.
• Tampoco es el recurso adecuado para revisar un despido de un funcionario
administrativo o municipal por el alcalde Peña vs. Torrench 67 DPR 899.

29
La orden de un Tribunal o resolución por virtud de la cual se le deniega a una persona la
intervención en un pleito es revisable via Certiorari.

La tardanza de un Tribunal para adjudicar una moción o decisión de un caso no es revisable


por Certiorari. Para esto esta el Mandamus.

Una persona que no fue parte en un litigio sin embargo se dictó una sentencia en su contra
por via de Certiorari esa persona puede dejar sin efecto esa sentencia. Esto es una
EXCEPCION.

Aunque para poder interponer el recurso de Certiorari no se requiere la moción de


reconcideración lo que si es necesario es plantearle al Tribunal de Instancia TODAS las
cuestiones que usted va a plantear en el Certiorari. En otras palablas no se puede
argumentar en el Certiorari cosas nuevas que usted NO planteó en Instancia. Jimenez vs.
Crotes 56 DPR 236.

Es IMP que se planeten cuestiones de DERECHO. Tienen que ser errores de Derecho no de
Hechos. Si no se plantean cuestiones de Derecho se va a desestimar el recurso.

Es bien importante el plazo que tenemos, 30 dias a partir del archivo en autos de copia de la
resolución.

El Certioirari es una función discrecional del Tribunal. No esta obligado a expedirlo.

Si el Tribunal expide el auto, eso no quiere decir que automaticamente decidan a favor de
usted. Lo que es, es que al expedir el auto es que el Tribunal eleve los autos del caso para
poder tomar decisión. El Tribunal de mayor jerarquia tiene la facultad de emitir la
resolución o sentencia que el Tribunal de menor jerarquia no expidio.

El mero hecho de que interpongamos el recurso no paraliza los procedimientos en Instancia


siempre se debe de presentar la moción de jurisdicción. Al presentarla se va a tomar en
cuenta 3 aspectos que se tienen que discutir:

1. Se tiene que presentar y demostar que su cliente tiene una gran probabilidad de
prevalecer en el Certiorari.
2. Que del Tribunal no ordenar la paralización de los procedimientos en instancia
su cliente va a recibir grave daño.
3. Que la expedición ordenando la paralización de los procedimientos en el
Tribunal de Primera Instancia no le causará daño a la otra parte.

INJUNCTION (Es el recurso extraordinario que con mas frecuencia se ve).

El Injunction viene del common law y es un recurso que nuestro ordenamiento juridico
cubre muchas áreas, desd e D. Laboral, Privado etc.. Es un Recurso que tiene mucha
flexibilidad.

30
El Injunction es un mandamiento judicial expedido por escrito por el cual se le requiere a
una persona para que se abstenga de hacer o de permitir que se haga por otros bajo su
intervención determinada actuación que puede perjudicar los derechos de otro quien lo esta
peticionando.

Hay varias clases de Inunjtion que pueden darse. Son basicamente 6.

Clasica Estatutario Prohibitivo


Mandatorio Preliminar Permanente

El Clásico es el que recoje el Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil y es un


mandamiento que va dirigido a una persona.

El Estatutario es aquel que una ley autoriza para que se radique ante una situación
particular. Por ejemplo el injunction que se da en la Ley Anti Monopolio.

El Prohibitivo es aquel en el cual se le ordena a una persona que se abstenga de ejecutar un


acto. Es aquel por el cual se le impone a la persona una obligación de NO hacer.

EL Mandatorio por el contrario es el que le ordena a una persona a realizar un acto. Este
va dirigido a una persona que no es funcionario público. Tiene el efecto de ser reparador y
preventivo pues puede ser utilizado para exigir derechos cobijados por la ley y a su vez
prevenir actos que pueden causar daños irreparables.

El Preliminar es aquel por virtud del cual se prohibe o se manda a hacer un determinado
acto desde el día en que se emite la orden y hasta que se resuelva el pleito por sentencia.
El hecho de que se expida el injunction preliminar NO prejuzga el caso.

El Permanente es aquel que emite el Tribunal luego de desfilada toda la prueba y tiene el
efecto de una sentencia.

Cual es el Propósito de un Injunction? Es la evitación de daños por que si el acto se


ejecuta o no se hace (dependiento del injunction) va a ocasionar unos daños que después
pudieramos relcamar en una acción en daños y perjuicios. Lo que buscamos es evitar que se
den esos daños.

En todas demandas de injunction se pueden acumular todas causas de acción pues aplica la
doctrina de fracionamiento de causa y cosa que no se incluyo se puede levantar después
como cosa juzgada.

3 de abril de 2001

31
CARACTERISTICAS DEL INJUNCTION (siete)

1. No es instrumento de castigo si el acto ya fue ejectuado y no se reclama daños y


perjuicios. No hay posibilidad de que vuelva a ocurrir el evento, el Tribunal no puede
mas que desestimar la acción.
2. Es una acción In Personam y no un In Re. Recurso dirigido contra la persona no contra
su propiedad. Por esto no es el remedio adecuado para obligar al pago de un cobro de
dinero.
3. Es un pleito incidental a una acción principal. Por lo que necesita de un pleito para que
pueda desarrollarse.
4. Es un remedio extraordinario y urgente cuyo propósito es prevenir un perjuicio o daño
irreparable. Por lo que si existe un remedio legal adecuado y usted recurre a este
remedio entonces no podrá utilizar el injunction.
5. No puede ser utilizado para paralizar la actividad judicial. Sin embargo se reconoce en
caso de 3ria de dominio el suspender la subasta de los bienes embargados a traves del
injunction preliminar. Para proteger los derechos del 3ista que podrian ser vulnerados.
Tambien si se ha establecido el título por sentencia final de Tribunal competente puede
los Tribunales intervenir con Injunction para evitar y se prosigan acciones sucesivas si
todos ya han sido adjudicados.
6. Es un remedio discrecional el cual es expedido por el Tribunal atendiendo principio de
equidad y sujeto a la ausencia de remedio rápido y eficaz. El hecho de que no exista un
remedio en ley no significa de que el Tribunal automaticamente va a expedir el remedio
del injunction.
7. Es que tiene que haber la posibiliadad para poder instarse de que se va a causar un daño
irreparable. Daño irreparable es aquello que no se puede repararse, restablecerse ni
recompensarse de modo adecuado con dinero o cuando los Tribunales no pueden
estimar la compensación con seguridad.

El injunction es un recurso extraordinario que como es un remedio en equidad cae bajo la


doctrina de incuria.

La dilación en la solicitud de la orden de cese y desista colleva la admisión de la conducta


del demandado de la tramitación del injunction por parte del Tribunal.

El injunction en cuanto a los hechos que se alegan se va a conceder por aquellos hechos que
prevalezcan al momento de la vista y no necesariamente a los que se dan en la demanda.
Por lo tanto cuando se inste la demanda de injunction tiene que ser una demanda con
hechos especificos contra actos que esta realizando o en proceso de realizar la persona. El
derecho tiene que estar bien alegado en la demanda por que no precede si el derecho
alegado no esta completamente y claramente definido en prima facie.
La parte que solicita un injunction tiene que ir con las manos limpias. O sea tiene que
haber actuado consistentemente con su derecho y no debe recurir o alegar a la conducta del
demandado o con própositos torcidos o excurios.

32
Cuales son las causales por las cuales podemos pedir un Injunction (siete)

1. Cuando resultare de la petición que el reclamante tiene derecho al remedio solicitado y


dicho remedio o parte del mismo consiste en impedir la comisión o continuación del
acto que se denuncia en la demanda bien por un tiempo limitado o perpetuamente. Es la
causal clásica – Cuando se tiene un estorbo público y se quiere salvaguardar la
seguridad y/o salud de los ciudadanos.
• Podemos utilizar el Injunction contra el gobierno, municipios e
instrumentalidades del gobierno.
• También aplica la doctrina de los actos propios que son los actos propios. Esta
doctrina puede negar la viabilidad del recurso de injunction. Bajo esta causal la
doctrina del estoppel no puede utilizarse contra el Estado. Bajo esta causal no es
necesario que ocurra el perjuicio.
• El injunction esta disponible para proteger a la ciudadanía de cierre indebido de
vias públicas o cuando el procedimiento para el cierre no se ajusta en derecho. De
igual forma lo podemos utilizar para porteger las servidumbres en equidad.
• Para proteger y hacer cumplir los derechos y obligaciones que emanan de la ley
de propiedad horizontal y su reglamento.
• Esta disponible para evitar que se levanten muros que pueda evitar el libre
discurio de las aguas o que se contaminen por lanzar desperdicios tóxicos en los
fondos superiores.
• Se puede utilizar bajo esta causal para evitar que el animal del vecino amenaze a
uno.
• Podemos utilizarlo para evitar que continuen llegando al aire susutancias
nocivas que le causen danos al perturbarle el goze de su propiedad. Si hay una
servidumbre de paso y de buenas a primeras se le pone un obstaculo el injuntcion
bajo esa causal puede utilizarse para eliminar ese obstaculo.
• También bajo esta causal se le reconoce a un ciudadano derechos para impedir
violaciones a las zonificaciones del area.
• Para proteger el derecho a la intimidad.
• Para eliminar depositos de basura, chatara en urbanizaciones, solares vecinos a
residencias o para eliminar talleres de hojalateria en areas residenciales etc.
• También si usted tiene un vecino que tiene un arbol frondozo que le caen las
hojas, usted puede utilizar el injunction para podar el mismo.

2. Bajo esta causal se presupone la existencia de un pleito en el cual se va a solicitar una


orden de injunction para impedir la comisión de ciertos actos durante el litigio que de
alguna forma puede ocasionar danos a alguna de las partes.
3. Bajo esta causal se presupone la existencia de un pleito y es la amenaza de una de las
partes de cometer o disponerse a cometer algun acto que afecte el derecho de las partes
en litigio y que afecte o deje sin efecto la sentancia a dictarse. Esta causal tiene le
propósito de impedir que una de las partes del litigio realize fraude de acreedores.

4. Cuando podemos utilizar el injunction cuando una compensación pecuniaria no v a


hacer el remedio adecuado. Cuando el dinero no va a reparar.

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5. La que permite que utilizemos el injunction cuando fuere sumamente dificil computar la
cuantía de la compensación que haria de dar el remedio adecuado.

6. Cuando la restricción fuere necesaria para impedir una multiplicidad de pleitos o


procedimientos judiciales. Lo que se pretende es evitar la multiplicidad de pleitos que
pudieran surgir de no concederse un remedio antes.

7. Es una de carácter prohibitivo. En el aspecto de que no nos va a permitir a usar el


injunction cuando la obligación que se esta ejecutando nace de un fideicomiso, siempre
y cuando el injunction tenga el efecto de impedir su funcionamiento. Si se entiende que
el injunction no impide el funcionamiento del fideicomiso entonces si podemos
utilizarlo en aquellas obligaciones que nacen de un fideicomiso.

5 de abril de 2001

Razones por las cuales NO procede el Injunction

1. No puede ser usado para impedir o detener procedimientos judiciales excepto para
impedir que haya multiplicidad de pleitos.
2. Impedir ejecución de una sentencia si atraves de él se solicita la revisión de un alegado
error en la aplicacion de la ley a los hechos contenidos por el Tribunal Sentenciador.
3. No se puede para suspender un procedimiento del Tribunal de los E.U.A.
4. No se puede para impedir la aplicación u observación de cualquier ley arobada por la
Asamblea Legislativa.
5. Para impedir o detener acción de un funcionario público sin embargo es si procede
adecuado si el acto es ultra vires.
6. No se puede para impugnar constitucionalidad de una ley. Pero si la ley se declaro
inconstitucional y se utilizar para impedir una actuación bajo esa leu que ya es
inconstitucional si procede el injunction.
7. No podemos utilizar el injunction para impedir el levantamiento de un contrato cuyo
incumplimiento no se va a dar. Es adecuado para impedir que se cumpla un contrato
contrario al interes, la ley y el orden público.
8. Tampoco es necesario cuando la prestación del contrato es imposible o contraviene al
interes público o la cuestión litiguiosa o consideración en el injunction es insustancial.
9. No se puede utilizar para impedir el ejercicio en forma legal de un cargo público o
privado por la persona que este ejerciendo el mismo.
10. No podemos utilizarlo para impedir que un municipio ejecute un acto legislativo.
11. En cuanto a contribuciones impuestas por el Estado no se puede impeler. El Estado no
puede cobrar contribuciones que le deban a través del injunction.

En el caso de Fuentes vs. Sec. Hacienda 80DPR 203, el Tribunal Supremo indico que si se
puede utilizar el injunction para evitar que se le cobren las contribuciones siempre y cuando
el Secreatario de Hacienda al ejercer la facultad de tasar y proceder a cobrar no se desvie
del procedimiento en ley.

34
12. No podemos utilizar el injunction contra el Estado a través del recurso de
sentencia declaratoria.
13. No se puede utilziar el injunction para prohibir una huelga pacifica siempre y cuando
esta sea legal y pacifica.

PROCEDIMIENTO DEL INJUNCTION

Este procedimiento tiene tres etapas:


1. Orden de entredichos provicionales
2. El injunction preliminar
3. El Injunction permanente

De estas etapas la primera no es obligatoria. Pero para poder llegar al injunction


permanente tiene que pasar por el injunction preliminar.

Para poder hacer el injunction se tiene que radicar una demanda. La demanda se notifica al
demandado a traves de un emplazamiento segun la Regla 4 Procedimiento Civil. Ahora si
en la demanda del injunction se va a utilizarf la orden de entredichos provicionales no se
emplaza y se cita.

La orden de entredicho provicional puede concederse por el Tribunal sin necesidad de


notificar a la parte contraria. Es una orden ex-parte. Esto es siempre que se acompañe la
moción solicitandola con una declaración jurada del peticionario donde hace constar los
daños que se le causarian de no concederse la orden. Por esa razón la orden va a tener una
duración de 10 días que incluyen días de fiestas y sabados y domingos. La moción que se
va a presentar tiene unas caracteristicas especificas y fundamentales.
1. La moción tiene que relatar los hechos especificos que dan lugar a su solicitud. Tiene
que ser claro. Se tiene que hacer un relato histórico que es lo que le motiva a petición de
la orden de entredichos provicionales.
2. Debe establecer en la moción, especificamente, los perjuicios o daños irreparables que
invoca el peticionario. Los daños serían los que va a sufrir el peticionario de no
concederse dicha orden.
3. Aqui se tienen que expresar la razón o razones por las cuales el Tribunal debe expedir la
orden.
4. Ademas de la declaración jurada que haya que incluir, la moción tiene que ser jurada
por el peticionario.

El hecho de que el Tribunal conceda la orden de entredicho provisional NO prejuzga el


caso o resultado final. Sin embargo el hecho de que se vaya a conocer le impone al Tribunal
la obligación de hacer un analisis cuidadoso y cauteloso de los hechos que se alegan en la
demanda. Por lo tanto el promovente tiene la carga de la prueba para demostrar al Tribunal
que procede la orden de entredicho provicional.

Cuando vamos a solicitar una orden de entredicho provisional el Abogado tiene una
obligación que le impone la ley y esa obligación consiste en el deber en certificarle al
Tribunal todas las diligencias que se han hecho para notificarle al demandado de la mocion

35
solicitando la orden de entredicho provicional y explicarle al Tribunal las razones en cuales
usted se esta fundamentando para que no se requiera que se notifique al demandado antes
de expedir la orden de entredicho provicional.
Para que el Tribunal puede expedir dicha orden de entredicho provicional es necesario que
su cliente preste una finza excepto si el cliente es el Gobierno de PR, Municipios, las
instrumentalidades del gobierno o un funcionarios públicos.

La fianza es para responder por los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a la parte
contra quien va dirigida la orden de entredicho provicional.

La fianza tiene que ser en proporsión a los daños y perjuicios que se van a causar por lo que
usted va a tener la obligación de mas o menos computar la cuantia de los daños que pueden
ocurrir.

Esa fianza que se esta presentando para la orden de entredicho provisional NO sirve para
cuando se expida el injunction preliminar.

Cuando tenemos un litigante insolvente, la Regla 57.3 de Procedmiento Civil no hace una
distinsión entre litigante solvente o insolvente, por lo tanto se recurre a la regla 56 donde se
habla de unso remedios provisionales que se pueden otorgar para no tener que prestar dicha
fianza.

Para que el Tribunal expida una prden de entredicho provicional no es necesario que se
celebra una vista. Si el Tribunal examina la orden junto a la demanda y la expide, la orden
tiene que contener los siguientes elementos bajo pena de nulidad:

1. La orden debe contener el concepto de perjuicio o el acto que se prohibe.


2. La orden tiene que expresar que el acto que se esta prohibiendo constituye un
perjuicio o va a ocasionar un dano irreparable.
3. El Tribunal tiene que expresar las razones por la cual la esta dictando.
4. La orden tiene que expresar el monto de la fianza que tiene que prestar el
peticionario.
5. La orden tiene que contener un mandamiento dirigido al alguacil para que
diligencie la misma.
6. La orden tiene que tener la fecha y la hora en que se expide. Asi como la fecha
y la hora en que expira. (duracion 10 días)

Si no cumple con una de estos requisitos la orden es NULA.

Que pasa si el demandado recibe la orden y no cumple con ella?

Si no se obedece podrá ser castigado por desacato y el Tribunal podrá multarlo o mandarlo
para la carcel.

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Que puede hacer el que recibe la orden?

El que recibe la orden puede comparecere al Tribunal y solicitar que se deje sin efecto la
orden o se modifique segun su conveniencia.
Los 10 días pueden ser prorrogados por un plazo de 10 días mas siempre y cuando el
peticionario demuestre que existe causa justificada o que el demandado acceda a que se
prorroge. Hay que pedirla antes de que expire la orden de entredicho provisional.

10 de abril de 2001

Regla 10 de Procedimiento Civil - Permite que:

• Se consolide la vista de injunction preliminar con la del injunction permanente.


• Normalmente se ve todo en esta primera vista.
• La prueba documental que se admite en la vista del injunction preliminar forma parte
del record del Tribunal y podría ser utilizada en la vista del injunction preliminar.
• El peticionario esta obligado a probar lo que alege.

Criterios bajo los cuales los Tribunales tienen que examinar antes de expedir un
Injunction Preliminar:

• El Tribunal esta obligado a examinar la naturaleza de los daños que puedan


ocasionarles a las partes de concederse o no el injunction preliminar.
• El Tribunal esta obligado a examinar el carácter irreparable de los daños que se alegan
o si existe un remedio adecuado en ley para el peticionario.
• El Tribunal debe de examinar las probabilidades de que el promovente prevalezca en la
solución final del caso.
• El Tribunal tiene que examinar la posibilidad de que la causa de acción del promovente
se torne academica de no conciderarse el injunction preliminar.
• El impacto sobre el interes público que tiene el remedio que se solicita.

Si el Tribunal decide expedir la O.I.P. el peticionario TIENE que presentar fianza, excepto
el ELA o un indigente asi certificado por el Tribunal.

El injunction preliminar es parecido a la orden de entredicho provicional (OEP) en el


sentido de que va a ordenar que se haga algo, con la excepción de que la OEP dura 10 días
y el injunction preliminar dura hasta que el Tribunal dicte sentencia.

Una vez celebrada la vista de injunction preliminar sino se consolidan las vistas el Tribunal
va a señalar para la celebracion de la vista del injunction permanente y ese espacio de
tiempo las partes lo pueden utilizar para realizar descubrimiento de prueba.

Si las partes deciden no presentar prueba nueva, o indican al Tribunal que ya se presentó
toda la prueba, o se queda cayado, el Tribunal puede entender que lo presentado en la vista
del injunction preliminar es toda la prueba y puede entonces dictar sentencia.

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En el injunction preliminar si el demandado decide no obedecer será un desacato al
Tribunal y asi se le castigará.

De la sentencia que dicta el Tribunal podemos recurir en apelación T.C.A.. Sin embargo la
sentencia que se dicta en un procedimiento de injunction tiene un efecto de inmediato. En el
caso de un injunction la interpocisión de una apelación no paraliza la sentencia. Si se quiere
paralizar los efectos de una sentencia dictada en un procedimiento de injunction es
necesario radicar una moción solicitando la paralización de los efectos de una sentencia de
injunction al Tribunal que esta apleando.

En esa moción tiene que obligatoriamente argumentar los siguientes elementos:

1. Que el apelante presenta un caso fuerte y con gran oportunidad de prevalecer en


los meritos en la apelación.
2. Tiene que demostrar que a menos que se detenga la ejecución de la sentencia el
apelante sufriría un daño irreparable.
3. Tiene que establecer que las demas partes interesadas no van a sufrir ningún
daño sustancial de paralizarse los efectos de la sentencia.
4. Tiene que establecer en la petición que la suspensión de los efectos de la
sentencia no va a perjudicar el interes público.

Todo caso donde se radica un injunction, la misión del abogado del demandado es
demostrarle al Tribunal es que si se sufre un dano este no será inminente.

24 de abril de 2001

...info Liz. – llegue tarde a la clase!!!

7. Si el peticionario perteneció a las fuerzas armadas que no haya sido separada de


las mismas bajo condiciones de desonrosas o si el cliente fue policia, guardia
nacional, FURA no debe de haber sido destituido de una agencia del orden
público tanto de PR como de E.U.
8. No debe tener ninguna orden del tribunal en su contra prohibiendole espiar,
acosar, amenazar o acercarse a un compañero intimo o cualquier persona
ademas de no tener un historial de violencia (que no se le conozca en la
comunidad como un pelión).
9. Tiene que ser ciudadano de los EUA o si no lo es que sea residente legal en PR.
10. Si alguna vez fue ciudadano de EU que no haya renunciado a esa ciudadania.

Como vamos a solicitar la licencia de ARPE?


Vamos a someter a la policia de PR una declaración jurada del peticionario diciendo que:
1. siempre a pagado sus contribuciones.

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2. Acompañado por la cantidad de $100.00(sellos rentas internas a favor de la Policia de
PR).

Junto a esa solicitud ademas de la declaración jurada tiene que acompañar tres
declaraciones juradas de tres personas que no tengan relación de consanginiedad o afinidad
con el peticionario donde indique los siguiente:

1. Que el peticionario goza de magnifica reputación en la comunidad.


2. Que el peticionario NO es propenso a cometer actos de violencia.
3. Que a su mejor juicio, se encuentra emocionalmente apto para poseer un
arma de fuego por lo que no objeta que el peticionario tenga un arma de
fuego.

La solicitud se va a someter en duplicado y va a ser jurada ante un Notario. Una vez


sometida la solicitud para la licencia de armas, a partir de cuando se somete la misma, hay
un término de cinco dias para que el Superintendente de la Policia expida una certificación
de que la solicitud y todos los documentos necesarios han sido entregados. Si no estan
todos los documentos dentro del término de 5 dias el Superintendente tiene que solicitar los
mismos e indicar al peticionario cuales documentos faltan.

Se emite la certificación de que se recibieron todos los documentos y a partir de ese


momento comienza a decursar un término de 120 dias naturales para que el
Superintendente de la policia determine y certifique por escrito si el peticionario cumple
con todos los requisitos y le expida la licencia de armas. Si el Superintendente determina
que la persona no cumple procederá a denegar la solicitud sin perjuicio de que el
peticionario pueda volver a solicitarla en un futuro. Si transcurren los 120 días y el
Superintendente de la policia no ha determinado si cumple o no con los requisitos para la
licencia de armas a partir del día 120 comienza un término de 10 días en los cuales el
Superintendente de la policia tiene la obligación de expedir un permiso provisional. Ese
permiso provisional va a tener todas la conceciones y privilegios de como si fuera la
licencia de armas. Y este permiso provisional va a tener una vigencia de 60 días.
Transcurridos los 60 días naturales si el superintendente todavia no a emitido la licencia de
armas entonces la licencia provisional se convierte en la licencia de armas y eso es
automático.

La licencia de armas tiene una duración de 5 años y a los cinco anos la misma es renovable.
La renovación se llama actualización. Para la actualización basta que presente la licencia o
carne con una declaración jurada dirigida al Superintendente de la policia previo el pago de
$100.00 haciendo constar que las circunstancias que dieron baste a la otorgación original de
la licencia de armas se mantienen de igual forma o le indica en que ha cambiado. El
procedimiento de actualización se tiene que hacer 6 meses antes de que venza o tiene 30
días después de la fecha. SI no actualiza en ese tiempo la licencia de cancela
automáticamente y se le impondrá una multa administrativa de $50.00 por mes hasta un
maximo de 6 meses ($300.00).

Transcurrido esos 6 meses si no se actualizó la licencia de armas entonces el


superintendente se encautará de las armas y municiones y después de eso el peticionario

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tendrá otro término de 6 meses para poder actualizar y dejar sin efecto la revocación o
incautación.

Aun pasando todo esto no se impide que se solicite como nueva la licencia ahora siempre
tendrá que pagar la multa.

La licencia de armas faculta al que la tenga a ser propietario de hasta un maximo de dos
armas de fuego excepto que adquiera un arma adicional via herencia o que el concecionario
posea un permiso de tiro al blanco o de caza.

En los casos de que tenga la licencia por caza o de tiro al blanco no hay limite.

Esta licencia faculta también al concecionario a adquirir comprar vender, donar (todos los
actos de dominio sobre una propiedad) portar o conducir armas de fuego o cualquier
accesorio pertienente en todo lugar pertinente a la jurisidicción del Estado Libre Asociado
de PR. El arma de fuego que porte tiene que hacerlo de forma oculta obviamente por que no
tiene la licencia de portar arma y NO la puede portar en su persona. Podrá transportar un
arma de fuego a la vez.

Recibida la licencia de armas el peticionario tiene un término de 90 días desde el momento


que la recibe para radicar en el cuartel de la policia una certificación expedida por un oficial
autorizado de un club de tiro al blanco autorizado en Puerto Rico.

La certificación va a indicar que el peticionario ha aprobado un curso en el uso y el manejo


correcto y seguro de armas de fuego. De no hacerlo se le va a imponer una multa de
$100.00 por cada mes de atrazo hasta un máximo de 6 meses y esta multa es administrativa.
Si en 6 meses no ha producido dicha certificación el Superintendente revocará la licencia de
armas y se encauta de la misma.

26 de abril de 2001

LICENCIA DE PORTAR ARMAS

Esta licencia se tiene que pedir ante el Tribunal. Será la sala de primera instancia donde
reside el peticionario. Y se hace presentando una solicitud o petición jurada que se
acompaña por un sellito de rentas internas por $250.00. En la petición el peticionario tiene
que alegar y demostrar que teme por su seguridad.

Junto a la solicitud y el sello de 250.00 el peticionario tiene que radicar una certificación
expedida por un agente autorizado por un club de tiro. El Tribunal va a conciderar ademas
todos los requisitos que establece la ley para la Licencia de Armas.

El Tribunal va a tener la discreción de celebrar vista o no. Puede que si o puede que no.

Antes bajo la ley anterior la vista era obligatoria.

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El Tribunal examinada la petición y la prueba presentada (declaraciones juradas, testigos,
etc...), determinara si se concede o no la licencia.

Anualmente a partir del momento que se concede la licencia de portar arma, la persona
tiene que someter al Superintendente una certificacion sobre el curso de el manejo de armas
de fuego de un club de tiro autorizado.

El que no cumpla con este requisito NO podrá portar el arma hasta tanto sea certificado y si
lo cogen se le impondrá una multa administrativa de $500.00 y si no lo hace posteriormente
y lo cogen nuevamente el Superintendente puede revocar dicha licencia sin la autorización
del Tribunal.

La licencia de portar armas tiene una vigencia de 5 años. En esto la ley es contardictoria por
que dice que tambien esta sujeta a la vigencia de la licencia de armas.

(Para poder tener la licencia de portación hay que tener la licencia de armas primero).

A los 5 años las personas pueden solicitar la Renovación de la licencia de portar armas. A
esos efectos presentara la petición de reonvación con un sello de $100.00. Ademas deberá
presentarse una declaración jurada del peticionario haciendo constar que las circunstancias
originales aun prevalecen al momento de solicitarse la renovación.

Si hay algun cambio de las condiciones debe justificarse el mismo y debe mostrar evidencia
de que posee una licencia de armas vigente.

Las siguientes personas estan exentas de pagar los sellos de rentas internas:

1. Persona con impedimiento fisico que se dediquen al


deporte del tiro al blanco. Estos tendrán que acompañar
una ceritifación a esos efectos del Comite Olimpico.
2. El Gobernador, Legisladores, Jueces, alcaldes, Secretarios
Directores y jefes de Agencia del Gobierno de PR
3. Agentes del orden público.
4. Agentes de rentas internas.
5. Funcionarios, agentes del Gobierno de PR que por la
función del cargo vienen requeridos para porter armas.
6. Ex-gobernadores, Ex-legiladores, ex-jueces, ex-alcaldes
7. Ex-agentes del orden publico siempre que no hayan sido
expulsados y que hayan servido por mas de 10 años.

Hay unos funcionarios de Gobierno que tiene un procedimiento para la licencia de Armas.
Gobernador, Legislador, Alcalde, Secretario, Directores y Jefes de Agencias del Gob de
PR, Jueces, Fiscales, procuradores de menores, Superintendente de la Policia, miembros de
la policia y todo agente del orden público podrán portar armas de fuego. Ademas siempre y
cuando se encuentren en funciones oficianles los miembros del las fuerzas armadas de EU y
Guardia Nacional de PR podran portar armas sin necesidad de tener la licencia de armas.

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El Superintendente de la policia dará un procedimiento expedito mediante el cual expedirá
una licencia de portación de armas espacial. Excepcion a esta regla – Agentes del Orden
Público y Superintendente.

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