Вы находитесь на странице: 1из 78

1) Понятие и предмет ГП

Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные


неимущественные отношения в целях осуществления законных интересов субъектов гражданского права и организации
экономических отношений в обществе.
Предмет гражданского права - общественные отношения двух видов:
 имущественные отношения, складывающиеся по поводу имущества, материальных благ, имеющих
экономическую форму товара;
 личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а иногда и не связанные с ними
(исключительные права, неотчуждаемые нематериальные блага личности)
Имущественные отношения, в свою очередь, разделяются на отношения, связанные с:
 принадлежностью имущества каким-либо лицам;
 управлением этим имуществом;
 переходом имущества от одних лиц к другим.

Отношения, связанные с принадлежностью имущества (материальных благ), регулируются вещным правом, в


части принадлежности нематериальных объектов субъектам — исключительными правами (правом интеллектуальной
собственности). Отношения по управлению имуществом, в том числе по переходу имущества от одного лица к другому,
оформляются обязательственным правом, а в соответствующей части — наследственным правом.
Имущественные отношения складываются по поводу конкретного имущества — материальных и некоторых
нематериальных благ и составляют основную часть предмета гражданского права. К таким благам относятся не только
физически осязаемые вещи, но и некоторые имущественные права (например, право пользования недвижимой вещью).
Имущественные отношения возникают в процессе производства материальных благ, а также их распределения,
обмена и потребления. Они разнообразны.
Среди имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, законодатель особо выделяет
предпринимательские отношения (ст. 2 ГК РФ). Они характеризуются следующими признаками:
 направленностью на систематическое получение прибыли;
 самостоятельностью и рискованностью действий субъектов.
Серьезному правовому регулированию подлежат личные неимущественные отношения, входящие в предмет
гражданского права. Их можно разделить на две группы:
 неимущественные отношения создателей результатов интеллектуального творчества. Такие отношения
обычно связаны с имущественным оборотом, хотя могут существовать и вне товарообмена. Прежде всего, это касается
имущественных отношений по использованию результатов интеллектуального творчества и средств индивидуализации
товаров и производителей, которые в сегодняшних экономических реалиях получают вполне конкретную стоимость и
становятся товаром. Закрепление за создателями (носителями) соответствующих нематериальных объектов особых,
исключительных прав, в том числе оформление и реализация этих прав, регулируются авторским и патентным правом, а
также относительно новым институтом промышленной собственности;
 другая группа личных неимущественных отношений характеризуется сугубо личным характером и
полным отсутствием связи с имущественным оборотом. Речь идет об отношениях, возникающих в связи с признанием
неотчуждаемых прав и свобод человека и других принадлежащих ему нематериальных благ, которые не могут стать
предметом товарообмена, — жизнь и здоровье человека, достоинство, честь и доброе имя, неприкосновенность частной
жизни и т.п.
2. Метод гражданского права - способ регулирования общественных отношений, представляющий систему
специфических приемов, с помощью которых устанавливаются правила поведения участников общественных
отношений. Основными чертами метода гражданско-правового регулирования являются следующие:
1. равенство участников гражданских отношении. Субъекты гражданского права — физ. лица, юр. лица,
государство и административно-территориальные образования — имеют равные основания возникновения, изменения и
прекращения субъективных гражданских прав у их носителей независимо от материального и социального неравенства,
от организационно-властной зависимости др. от друга, а также равные основания ответственности за гражданские
правонарушения. Например, права всех собственников защищаются равным образом (п. 4 ст. 212 ГК РФ);
2. автономия воли участников гражданско-правовых отношений, означающая способность и возможность лица
самостоятельно и свободно формировать и проявлять свою волю. Так, физ. и юр. лица приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). ГК РФ содержит открытый перечень оснований
возникновения прав и обязанностей: из судебного решения, в результате приобретения имущества по основаниям,
допускаемым законом, вследствие причинения вреда др. липу, вследствие неосновательного обогащения и ряда иных (ст.
8). Однако в основании возникновения большей части отношений м-у участниками гр-кого оборота как равными и
свободными в своем волеизъявлении субъектами лежит соглашение, т. е. их инициативный волевой акт;
3. имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений означает, что в большинстве
имущественных отношений они выступают в качестве обладателей обособленного имущества, наделенных
распорядительной самостоятельностью. Так, право обладать имуществом и совершать сделки с ним входит в содержание
правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Что касается юридического лица, то его имущественная обособленность
закреплена законодателем в качестве конституирующего признака (абз. 1 п. 1 ст. 48 ГК РФ);
4. защита нарушенных гражданских прав. Участники гражданских правоотношений имеют равное право на
защиту и свободны в выборе конкретной возможности защиты. Так, участники гражданских правоотношений могут
защищать свои нарушенные права непосредственно в момент их нарушения посредством самозащиты (сг. 14 ГК РФ).
Кроме того, закон предусматривает судебную защиту гражданских прав (ст. 11 Г К РФ) как основной способ защиты
нарушенных прав. Зашита гражданских прав в административном порядке применяется в виде исключения;
5. гражданская ответственность характеризуется тем, что имеет компенсационную направленность, т. е.
воздействие оказывается не на личность правонарушителя как таковую, а на его или указанных в законе третьих лиц
соответствующие имущественные сферы. Аналогичным требованиям отвечает защита личных неимущественных прав,
которая предусматривает имущественно-стоимостные меры воздействия, н-р денежную компенсацию (п. 1 ст. 1101 ГК
РФ). Иными словами, для гражданского права важны не штрафные меры, а восстановление имущественно- или
личностно-правового положения, которое существовало до факта правонарушения.
3. Принципы гражданского права - основные идеи этой отрасли права. Они представлены в Гражданском кодексе
РФ (ст. 1) в виде следующих основных начал:
Принцип равенства правового режима субъектов граж-го права характеризуется равными возможностями
всех участников гражданских правоотношений по отношению друг к другу, одинаковым их правовым положением
(статусом). На их действия, по общему правилу, распространяются одни и те же гражданско-правовые нормы.
Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение собственникам возможности
использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его изъятия или запрета (ограничений) в
использовании.
Принцип свободы договора. Субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе
контрагента и в определении условий своего соглашения. Понуждение к заключению договора, в т.ч. со стороны
государственных органов, по общему правилу исключается.
Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела характеризует ГП как частное
право. Прежде всего принцип обращен к публичной власти, непосредственное вмешательство которой в частные дела
допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной
тайны граждан (ст. 23 и 24 Конституции РФ) также можно отнести к действию этого принципа.
Принцип диспозитивности означает возможность участников отношений самостоятельно, по своему
усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения (вступать или не
вступать в гражданские правоотношения, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д.).
Принцип запрета злоупотреблении правом. Согласно ему право всегда имеет определенные границы, как по
содержанию, так и по способам осуществления вариантов поведения. Т.е. фактически исключается безграничная свобода
в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав (нельзя осуществлять свои права,
нарушая права других лиц). Такие запреты ставят в цивилизованные рамки правовые отношения и ограничивают
возможные недобросовестные действия участников. Например, собственник земли или иных природных ресурсов
осуществляет свои права свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов других лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 3 ст. 209 ГК РФ).
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает невозможность
необоснованных помех в гражданских правоотношениях. Он проявляется, н-р, в свободе предпр-ской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности (сг. 34 Конст.РФ), в свободе перемещения по рос-кой территории
товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК РФ) и т.д. При этом з-ном могут устанавливаться нек. необходимые
ограничения (запрет монополизации рынка, недобросовестной конкуренции и т.п.).
4. Система гражданского права
Система гражданского права как отрасли права - это внутреннее строение данной отрасли и права, единство
входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов. Подотрасль гражданского права - это комплекс правовых
норм, регулирующих однородные группы отношений и имеющих свои общие положения.
В российском законодательстве в настоящее время принято выделять пять подотраслей:
Вещное право, оформляющее принадлежность вещей (имущества) участниками имущественных отношений в
качестве необходимой предпосылки и результата имущественного оборота;
Обязательственное право, оформляющее собственно имущественный оборот. В свою очередь оно разделяется
надоговорное и деликтное право, имея при этом единую для них собственную Общую часть. Договорные обязательства
далее дифференцируются на группы обязательств по передаче имущества в вещное право, в пользование, по выполнению
работ, по оказанию услуг, по совместной деятельности и т.д.;
Исключительные права, охватывающие институт так называемой интеллектуальной собственности (права,
оформляющие принадлежность и режим использования нематериальных объектов, являющихся результатами творческой
деятельности, произведений науки, литературы и искусства, изобретений и полезных моделей и т.п.) и институт гак
называемой промышленной собственности (устанавливающий правовой режим промышленных образцов, фирменных
наименований, товарных знаков и т.п.);
Наследственное право, регулирующее переход имущества в случае смерти граждан к другим лицам:
Защита нематериальных (личных неимущественных) благ (чести, достоинства и деловой репутации граждан
и юридических лиц, жизни, здоровья и личной неприкосновенности граждан, их частной жизни и т.п.).
В свою очередь подотрасли делятся на институты - совокупности норм, регулирующих менее крупные
однородные группы общественных отношений. Так, в подотрасли вещных прав можно выделить институты права
собственности, ограниченных вещных прав, вешно-правовых способов их защиты, а в подотрасли обязательственного
договорного права — институты отдельных договорных обязательств (купли-продажи, аренды, подряда и т.д.).
Институты разделяются на еще более дробные, мелкие совокупности норм - субинституты, которые, однако,
тоже сохраняют единство и однородность своего предмета. Например, институты договорных обязательств разделяются
на субинституты, охватывающие правила об отдельных их разновидностях (институт договора купли-продажи — на
субинституты розничной купли-продажи, поставки, контрактации и т.д.; институт договора аренды — на субинституты
проката, аренды транспортных средств, предприятий, финансовой аренды и т.д.). Институты и субинституты тоже имеют
общие положения, свидетельствующие о юридической однородности охватываемых ими норм.
Кроме того, гражданское право делится на две части — Общую и Особенную. Нормы, включенные в Общую
часть, имеют значение для всех подотраслей, входящих в Особенную часть. Т.о., система гражданского права такова:
Общая часть:
 введение в гражданское право (понятие отрасли права, предмет, методы, принципы, система, источники
гражданского права);
 субъекты и объекты гражданского оборота;
 гражданское правоотношение;
 возникновение, осуществление и защита гражданских прав.
Особенная часть:
 вещное право (оформляет принадлежность вещей (имущества) участникам имущественных отношений);
 обязательственное право (оформляет собственно имущественный оборот);
 исключительные права, оформляющие правовое регулирование результатов творческой деятельности
(интеллектуальная собственность);
 наследственное право (регулирует переход имущества в случае смерти граждан):
 личные неимущественные права (защита чести, достоинства, деловой репутации, жизни, здоровья
граждан, неприкосновенность частной и личной жизни).
5 Источники гражданского права РФ включают в себя:
Источник гражданского права — это объективированная форма выражения и закрепления содержания гражданско-
правовых норм вовне. Различают следующие источники гражданского права:
 нормы международного права и международные договоры РФ (ст. 7 ГК РФ) (н-р, международные соглашения об
основных гражданско-правовых договорах (купле-продаже, перевозке, финансовой аренде, об авторских и патентных
правах).; Положения этих международных соглашений подлежат применению к гражданско-правовым отношениям с
участием иностранных физических и юридических лиц, определяют их гражданско-правовой статус, нрава иностранцев
на имущество, находящееся на территории РФ, порядок совершения внешнеэкономических сделок российскими
предпринимателями. Такие нормативные акты подлежат применению и к некоторым отношениям между российскими
юридическими и физическими лицами, например, при международных перевозках, выполняемых отечественными
перевозчиками.
Международные договоры имеют приоритет перед национальным законодательством в случае коллизии между
ними. Однако следует подчеркнуть, что для применения некоторых международных договоров требуется издание
внутригосударственного акта — имплементации. Примерами международных нормативных актов могут служить
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах и иные акты, регулирующие, в частности, вексельное обращение, вопросы интеллектуальной
собственности, финансовой аренды.
 Конституция РФ; Основополагающее значение для гражданско-правового регулирования имеют
конституционные нормы, определяющие формы и содержание права собственности (ст. 8, 9, 34-36), признаки
правоспособности граждан (ст. 17-25, 35, 44).
 гражданское законодательство — ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы,
регулирующие гражданско-правовые отношения (п. 2 ст. 3 ГК РФ); При коллизии гражданско-правовых норм,
содержащихся в ГК РФ и иных источниках гражданского права, правоприменительный орган должен руководствоваться
нормами ГК РФ, если иное не предусмотрено самим Кодексом.
Значительное место среди источников гражданского права занимают федеральные законы. Как правило, это
специальные законодательные акты, регулирующие определенный вид гражданско-правовых отношений.
 иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права — указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ),
постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3), нормативные акты министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти (п. 7 ст. 3);
 обычаи делового оборота (ст. 5 ГК РФ), применяемый исключительно в сфере предпринимательских отношений.
Для признания его таковым он должен отвечать следующим требованиям:
 правило поведения должно быть сложившимся;
 оно должно применяться широко, а не иметь узкоспециальный частный характер;
 сфера применения ограничена предпринимательскими отношениями;
 оно не должно быть предусмотрено законом (и. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8).
Очень близки к обычаям так называемые деловые обыкновения, т. е. устоявшиеся в гражданском обороте правила
поведения. Они не являются источником гражданского права, однако если государство санкционирует деловое
обыкновение, оно приобретает юридическую силу правовой нормы.
Все перечисленные источники гражданского права подпадают под классификацию романо-германской системы
права, так как их можно разделить на две группы: нормативные правовые акты (законы, указы, постановления,
инструкции, договоры) и правовые обычаи — источники ненормативного характера (обычаи делового оборота).
Правила морали и нравственности также не являются источниками гражданского права, но становятся таковыми в
результате закрепления их в нормативном акте, входящем в систему гражданского законодательства. ГК РФ содержит
охранительную норму, которая непосредственно связана с нравственностью (ст. 169).
Судебный прецедент в нашей стране, придерживающейся принципов романо-германской системы права, не
считается источником права. Однако следует согласиться с тем, что в современных условиях судебные прецеденты,
выраженные в форме постановлений Конституционного Суда РФ, Президиума Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ, являются руководящими разъяснениями судам по вопросам применения законодательства,
возникающим при рассмотрении судебных дел.
6 Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц

Действие гражданского законодательства по кругу лиц состоит в том, что оно распространяется на всех лиц,
находящихся на территории, в пределах которой оно действует. Юридической науке известен принцип
экстерриториальности, когда определенные части территории государства, а также дипломатические представители
иностранных государств признаются не находящимися на территории государства, где они реально пребывают.
Юридически они считаются находящимися на территории того государства, чье посольство помещается в данном здании
или чьими представителями они являются.
Говоря о пределах действия нормативного акта во времени, следует учитывать три обстоятельства: момент
вступления его в законную силу, момент прекращения его действия и применение установленных нормативным актом
юридических норм к отношениям, возникшим до его вступления в законную силу.
В Российской Федерации нормативные правовые акты вступают в силу одним из следующих способов:
 в результате указания в тексте НА на календарную дату, с которой юр. документ вступает в силу;
 в результате указания на иные обстоятельства, с кот. связывается вступление в законную силу документа.
 в результате применения общих правил, т. е. по истечении 10 дней после дня их официального
опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.
Прекращение действия нормативного акта, как правило, происходит по следующим основаниям: 1. истечение
срока, на который он был принят; 2. объявление об утрате им юридической силы; 3. принятие управомоченным органом
нового юридического нормативного документа равной или большей юридической силы, регулирующего тот же круг
гражданско-правовых отношений; 4. его устаревание в связи с исчезновением обстоятельств, которые подлежали
регулированию (например, утратили свою актуальность и потому прекратили свое действие нормативные акты,
регламентирующие существование социалистической собственности, с исчезновением СССР).
Гражданско-правовые нормативные акты, будучи федеральными, вступают в силу одновременно на всей
российской территории. При этом по общему правилу они не имеют обратной силы и применяются лишь к тем
отношениям, которые возникли после введения акта в действие (п. 1 ст. 4 ГК).
К территории, ограниченной границами государства, относятся: суша, в том числе недра и континентальный
шельф, территориальные воды (12 морских миль), воздушное пространство. К территории РФ также приравниваются
морские, речные и воздушные суда, находящиеся под российским флагом. Военные суда приравниваются к территории
государства без исключений, а гражданские — в водах и воздушном пространстве своего государства и открытых морях
или воздушном пространстве.
Исключением из этого правила является указание, содержащееся в самом законе об ограничениях границ его
действия или действия его отдельных норм. Кроме того, стороны при заключении внешнеторговых сделок могут
предусмотреть соответственную оговорку, которая предусматривает разрешение споров по правилам материального
права страны истца либо ответчика.
В гражданском праве применяется аналогия закона и аналогия права (Статья 6 ГК РФ). Правило об аналогии
закона и аналогии права используются только при применении ФЗ и не могут распространяться на действие подзаконных
актов. Нередко возникают имущественные и личные неимущественные отношения, не существовавшие в момент
принятия соответствующего ФЗ или не учтенные законодателем при его принятии.
Аналогия закона. В случаях, когда ГПО не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует
применяемый к ним обычай делового оборота, к ним (поскольку это не противоречит их существу) применяется
гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения.
Условия, необходимые для применения аналогии закона:
1) существует общественное отношение, являющееся предметом ГП, не урегулированное ГПН, соглашением
сторон или обычаем делового оборота (его правовое регулирование не предусмотрено буквальным текстом ФЗ и не
охватывается его подлинным смыслом (нельзя урегулировать его путем расширительного толкования какой-либо ГПН));
2) существует ГПН, регулирующая сходное общественное отношение.
Аналогия права. При невозможности использования аналогии з-на права и обязанности сторон определяются
исходя из общих начал и смысла граж-го закон-ва, а также требований добросовестности, разумности и справедливости.
Условия, необходимые для применения аналогии закона:
1) существует общественное отношение, являющееся предметом ГП, не урегулированное ГПН, соглашением
сторон или обычаем делового оборота (его правовое регулирование не предусмотрено буквальным текстом ФЗ и не
охватывается его подлинным смыслом (нельзя урегулировать его путем расширительного толкования какой-либо ГПН)).
2) отсутствует ГПН, регулирующая сходное общественное отношение.
7 Гражданские правоотношения (ГПО): понятие, элементы, виды
Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами гражданского права фактическое общественное
отношение, участники которого являются юридически равными носителями гражданских прав и обязанностей.
Субъективный состав правоотношения Содержание правоотношения (права и обязанности субъектов) Объект
правоотношения (то, по поводу чего возникают правоотношения)
Основаниями возникновения гражданских правоотношений являются: 1. договоры и иные сделки,
предусмотренные законом или не противоречащие ему; 2. акты государственных органов и органов МСУ; 3.судебные
решения; 4. приобретение имущества; 5. создание произведений науки, литературы, искусства; 6. причинение вреда; 7.
неосновательное обогащение; 8.иные действия граждан и юридических лиц.
Элементы ГПО: 1. Субъекты ГПО – это лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские
обязанности в связи с участием в конкретном ГПО. 2. Объект ГПО - то благо (материальное или нематериальное), по
поводу которого возникает правоотношение и в отношении которого участники правоотношения обладают правами и
обязанностями. 3. Содержание ГПО - это субъективные гражданские права и обязанности субъектов ГПО.
Виды ГПО:
1) по объекту правоотношения: а) имущественные (экономические отношения, урегулированные нормами
гражданского права, и приобретшие правовую форму). Делятся на:
- Вещные правоотн-я характеризуют принадлежность субъекту материальных благ (н-р, право собственности).
- Обязательственные прав-ния — это отношения, кот. опосредуют передачу имущества, прав на объекты
интеллектуальной собственности, выполнение работ или оказание услуг.
б) неимущественные (личные) правоотношения.
2) В зависимости от хар-ра взаимосвязи виды ГПО дел. на:
А) Абсолютные — это правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг
обязанных лиц (например, правоотношения между автором и другими лицами, которые не должны нарушать его прав).
Б) Относительные — это правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит определенное
обязанное лицо (например, кредитор и должник по договору займа).
К абсолютным правоотношениям относятся вещные правоотношения, к относительным — обязательственные.
3) по ограничению существования определенным сроком:
а) срочные (ограниченные определенным сроком);
б) бессрочные (не ограниченные каким-либо сроком);
4) по принадлежащим правам и обязанностям:
а) простые (одному участнику принадлежит только одно право, а другому – только одна обязанность) (пример:
договор займа);
б) сложные (каждый участник обладает каким-либо правом и в то же время несет какую-либо обязанность)
(пример: договор купли-продажи).
8. Физические лица как субъекты гражданского права. Их правоспособность
Физическое лицо – это гражданин или лицо без гражданства обладающее совокупностью определённых
прав и обязанностей.1. Граждане рф; 2. Иностранные граждане; 3. Лица без гражданства
Правовое регулирование отношений предполагает наличие определенных качеств у субъектов.
Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать субъекты правового регулирования для
того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей области права.
Под правоспособностью понимается способность гражданина иметь права и нести обязанности (ст. 17 ГК),
под дееспособностью — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК). Понятия
правоспособность и дееспособность можно объединить понятием гражданской правосубъектности.
Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения (момента начала
самостоятельного дыхания ребенка) и до смерти (момента биологической смерти).
Статья 18 ГК дает перечень основных, наиболее значимых гражданских прав, к числу которых относятся
возможность иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься
предпринимательской либо любой иной деятельностью, не запрещенной законом; создавать юридические
лица; совершать сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права автора.
Кроме того, гражданин вправе иметь иные имущественные и личные неимущественные права, включая и
такие, которые прямо законом не предусмотрены, но не противоречат общему смыслу гражданского
законодательства.
Содержание правоспособности граждан: 1) иметь имущество на праве собственности; 2) наследовать и
завешать имущество; 3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом
деятельностью; 4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юр.
лицами; 5) совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 6) избирать
место жительства; 7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 8) иметь иные имущественные и личные
неимущественные права.
Государство гарантирует правоспособность граждан: 1) никто не может быть ограничен в
правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом; 2) полный и
частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на их
ограничение, ничтожны (за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом).
Государство имеет право ограничить права и свободы граждан (если это необходимо для защиты основ
конституционного строя; нравственности; здоровья; прав и законных интересов других лиц; обеспечения
обороны страны и безопасности государства) (это может произойти только на основании ФЗ).
Возможно ограничение прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения (за исключением права
на жизнь; достоинство личности; неприкосновенности частной жизни; права на защиту своей чести и доброго
имени; права на жилище; судебную защиту прав и свобод).
Допускается ограничение правоспособности как мера наказания, установленная обвинительным приговором
суда (лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
лишение права свободно передвигаться по территории страны (ссылка и высылка) (только на определенный
срок в пределах, установленных законом)).
Правоспособность необходимо отличать от субъективного права:
• правоспособность — общая предпосылка возникновения субъективных прав, которые появляются только
при наличии определенных юридических фактов;
• правоспособность — абстрактная возможность иметь права, тогда как каждому субъективному праву
корреспондирует определенная субъективная обязанность;
• правоспособность — неотъемлемое свойство гражданина, а субъективное право — элемент
правоотношений.
9 Дееспособность физических лиц

Дееспособность – ст 21 ГК.
Элементами содержания дееспособности являются:
1. Сделкоспособность – возможность самостоятельного заключения сделок
2. Деликтоспособность – возможность нести самостоятельную имущественную ответственность.
Гражданский кодекс в качестве элемента дееспособности выделяет возможность заниматься
предпринимательской деятельностью (ст.23ГК).
Дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение
гражданином определенного уровня психической зрелости. Закон в качестве критерия определяет возраст.
Классификация граждан по возрасту (определяет объем и структуру их дееспособности):
1) Дети до 6 лет (абсолютно недееспособны в силу незрелости психики).
2) Малолетние (от 6 до 14 лет) (обладают дееспособностью малолетних) способны совершать: а) мелкие
бытовые сделки (направлены на удовлетворение повседневных потребностей человека; исполняются при их
совершении; незначительны по сумме); б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (не
требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации); в) сделки по распоряжению
средствами предоставленными законным представителем (или с его согласия третьим лицом для
определенной цели или свободного распоряжения).
За малолетних сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.
Любые другие сделки, совершаемые малолетними, являются ничтожными (в силу ст.172 ГК) (по требованию
законного представителя заключенная малолетним к его выгоде сделка может быть в интересах малолетнего
признана судом действительной).
3) Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) (обладают частичной дееспособностью) (могут совершать сделки
с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей) (вправе самостоятельно, без согласия
родителей, усыновителей и попечителя: распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить
вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки).
Сделки, совершенные без согласия законных представителей, относятся к категории оспо¬римых и могут быть
признаны недействительными в судебном поряд¬ке (ст. 175 ГК) (несовершеннолетние совершают сделки с
письменного согласия своих законных представителей).
Возникновение деликтоспособности (самостоятельно несут ответственность за причиненный вред).
4) Совершеннолетние (с 18 лет) (обладают полной дееспособностью – означает совершенно
самостоятельную имущественную ответственность гражданина).
Исключения, при которых полная дееспособность наступает ранее 18 лет:
а) в случае, когда законом допускается вступление в брак до 18 лет (гражданин, не достигший 18 лет,
приобретает полную дееспособность со времени вступления в брак; сохраняется и после расторжения брака
до достижения 18 лет) (признание брака недействительным – аннулирование основания для признания
гражданина полностью дееспособным);
б) в случае эмансипации несовершеннолетнего (2 условия: осуществление несовершеннолетним,
достигшим 16 лет, трудовой деятельности по трудовому договору (контракту) или осуществление им
предпринимательской деятельности) (при согласии на эмансипацию несовершеннолетнего родителей,
усыновителей или попечителей решение о ней принимается органом опеки и попечительства, при отсутствии
согласия 0 судом).
Дееспособность неотчуждаема:
1) никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке,
установленных законом (в следствии злоупотребления спирт напитками или наркотиками – органичивается в
дееспособности и назначается попечительство; в следств психич растройства признается недееспособен и
назнач опекун;
2) полный и частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки,
направленные на их ограничение, ничтожны (за исключением случаев, когда такие сделки допускаются
законом).
10) ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ.

Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а также над гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства (п.1 ст.32). Сущность О состоит в том, что вместо названных
лиц все права и обязанности осуществляет специально назначенное лицо – опекун. Опекуны являются представителями
подопечных в силу закона и полностью заменяют подопечных в имущественных отношениях: совершают от их имени и
в их интересах сделки; выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с другими лицами, в т.ч.
в судах. Опекун действует от имени подопечного (подопечных) без специального полномочия, на основании
удостоверения либо решения выданного органом ОиП.
Попечительство отличается от опеки содержанием обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и
попечителей. Попечительство устанавливается над гражданами, которые частично дееспособны – несовершеннолетние в
возрасте 14-18 лет и граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или НС (п.1 ст.33). Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо – попечитель, помогает частично
дееспособному либо ограниченно дееспособному лицу осуществлять принадлежащие им права и исполнять обязанности
своими советами, а также давая свое согласие или запрещая совершение этими лицами сделок и иных юридических
действий. Попечитель не заменяет полностью лицо, над которым установлено попечительство, а лишь помогает ему
принимать разумные решения и охраняет их от злоупотребления со стороны 3 лиц.
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, ставит
свою семью в тяжелое матер. положение может б. ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавливается
попечительство, он вправе самост-но совершать только мелкие бытовые сделки. Совершать др. сделки, получать з.п.,
пенсию и иные доходы он может только с согласия попечителя. Однако, такой гражданин несет имущ-ную
ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный вред.
Патронаж (ст.41) – специальная форма обеспечения интересов совершеннолетних и полностью дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои прав и исполнять свои
обязанности (больные, не способные передвигаться и обслуживать себя, лица с тяжелыми увечьями, престарелые и т.д.).
Орган ОиП может назначить ему помощника, который принимает на себя обязанность оказывать подопечному
регулярную помощь.
Назначенный гр-н – попечитель выступает в кач. помошника в быту, т.к. подопечный, будучи дееспособным имеет
право самсовершать сделки, юр-ки значимые действия. При этом он в согласии попечителя не нуждается. Сделки,
направленные на удовлетворение бытовых потребностей, совершаются с согласия подопечного или по его поручению.
На эти цели используются его доходы (пенсия, стипендия).
Патронаж прекращается: 1. По требованию гражданина, находящегося под патронажем; 2. При помещении
подопечного в лечебное учреждение, учреждение соц. защиты населения; 3. По просьбе попечителя при наличии
уважительной причины; 4. При отстранении попечителя за ненадлежащее исполнение обязанностей; 4. Со смертью
подопечного.
Для прекращения патронажа необходимо соответствующее решение органа опеки и попечительства.
11)ПРИЗНАНИЕ ГР-НА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ.
В случае длительного отсутствия гражданина (участника ГПО) в месте его постоянного проживания и неизвестности
его места пребывания возникает юридическая неопределенность (ее последствием может стать ущемление прав других
участников ГПО) (устранение этой неопределенности обеспечивается институтом безвестного отсутствия и объявления
гражданина умершим).
Признание безвестно отсутствующим или объявление умершим возможно только по суду (в порядке особого
производства) и только при наличии юридического состава, включающего:
1) длительное отсутствие лица в месте его постоянного жительства;
2) отсутствие сведений о месте его нахождения и невозможность их получения всеми доступными средствами;
3) истечение установл-х з-ном сроков с момента получения последних известий о месте нахождения данного лица.
Суд может признать гражданина безвестно отсутствующим (если в течение 1 года в месте его постоянного жительства
нет сведений о месте его пребывания) (ст.42 ГК). Исчисление срока отсутствия данных о месте пребывания лица в месте
его жительства начинается со дня получения последних сведений о нем (при невозможности установить день получения
этих сведений началом исчисления срока считается 1-ое число месяца, следующего за тем, в котором были получены
последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – 1-ое января следующего года).
Правовые последствия признания лица безвестно отсутствующим:
1) его имущество (при необходимости постоянного управления им) по решению суда передается лицу, определяемому
органом опеки и попечительства и действующему на основании договора доверительного управления (заключенного с
этим органом);
2) из этого имущества выдается содержание гражданам (находящимся на иждивении безвестно отсутствующего) и
погашается задолженность по другим его обязательствам (его иждивенцы приобретают право на получение пенсии по
случаю потери кормильца);
3) прекращается договор поручения (участником которого был безвестно отсутствующий), действие доверенности,
выданной им или ему;
4) его супруг вправе расторгнуть с ним брак в упрощенном порядке.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим (суд отменяет
решение о признании его безвестно отсутствующим, доверительное управление прекращается, выплаты иждивенцам
прекращаются, брак может быть расторгнут по совместному заявлению супругов.
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если:
•в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет;
•в месте его жительства нет сведении о нем в течение шести месяцев после его исчезновения при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его смерть от определенного несчастного случая (в этом
случае днем смерти гражданина может быть признан не день вступления в законную силу решения суда об объявлении
его умершим, а день его предполагаемой гибели);
•в течение двух лет после окончания военных действий нет сведений о месте пребывания лица, пропавшего при их
проведении.
Объявление гражданина умершим ведет к возникновению тех же правовых последствий, что я реальная смерть:
1.открытию наследства;
2.прекращению обязательств личного характера;
3.прекращению брака с лицом, объявленным умершим;
4.возникновению у иждивенцев права на получение пенсии и пособии по случаю потери кормильца.
Суд отменяет решение об объявлении гражданина умершим в случае его явки или обнаружения места его пребывания.
В этом случае гражданин вправе потребовать от любого лица возвратить сохранившееся имущество, перешедшее к этому
лицу безвозмездно (за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя). Лицо, к которому имущество перешло по
возмездным сделкам, обязано возвратить все перешедшее имущество (а при невозможности возврата в натуре возместить
его стоимость) только в том случае, если оно знало, что лицо, объявленное умершим, находится в живых.
От объявления гр-на умершим след. отличать установление в судебн. порядке факта смерти (п. 8 ст. 247 ГПК РСФСР).
Такая необходимость возникает, когда имеются доказательства смерти лица в определенное время и при определенных
обстоятельствах, а орган загса отказывает в регистрации смерти. В этом случае не требуется истечения сроков,
предусмотренных для объявления лица умершим. Заинтересованные лица могут в любое время обратиться в суд с
соответствующим заявлением. Решение суда об установлении факта смерти служит основанием для регистрации этого
факта в органах загса.

12)ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАНИЕ ЮР.ЛИЦА ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

Статья 48. Понятие юридического лица


1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Юр. лицо должно быть зарегистрировано в ЕГРЮЛ в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК.
Признаки юридического лица:
1) организационное единство: Организационное единство состоит в том, что данная фирма имеет определенные задачи, четкую
внутреннюю структуру. Формальный признак организационного единства - наличие у юр. лица учредительных документов, в которых
отражается система органов управления и соответствующие подразделения для соответствующих функций, закрепленных уставом
юрлица. В уставе определяются: наименование компании, ее местонахождение, предмет деятельности и порядок образования и
расходования имущества, условия реорганизации и прекращения деятельности.
2) обладание обособленным имуществом (закрепление за юридическим лицом на праве собственности, праве хозяйственного
ведения, праве оперативного управления, праве самостоятельного распоряжения имущества, обособленного от имущества третьих лиц
(в том числе создавших имущественную базу деятельности юридического лица)) (экономический признак);
3) способность самостоятельно выступать в гражданском обороте от своего имени (способность от своего имени приобретать, иметь
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, самостоятельно нести имущественную
ответственность по своим обязательствам) (материально-правовой признак);
4) способность быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции, арбитражном и третейском суде (процессуальная
правоспособность) (процессуально-правовой признак).
Основные цели создания юридических лиц (должны быть легальными и удовлетворять требованиям, предъявляемым к
осуществлению субъективных гражданских прав):
1) обособление определенной имущественной массы и включение ее в гражданский оборот;
2) ограничение предпринимательского риска;
3) оформление, осуществление и защита коллективных (групповых) законных интересов различного рода в имущественной и
13) ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮР. ЛИЦА. ОРГАНЫ ЮР. ЛИЦА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – способность юридического лица быть носителем гражданских


прав и обязанностей.
Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренные в его
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности (объем гражданской правоспособности
юридического лица определяется его учредительными документами).
2 вида правоспособности:
1. Общая (универсальная) правоспособность: означает возможность для субъекта права иметь любые гражданские
права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов действий в рамках закона – коммерческие
организации за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом.
2. Специальная правоспособность: возможность иметь те права и обязанности, которые зафиксированы в
учредительных документах – ГУП, МУП, банки, страховые организации, фондовые биржи.
Юридическое лицо может быть ограничено в правах только в случаях и в порядке, предусмотренных законом
(решение об ограничении прав может быть обжаловано юридическим лицом в суд).
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (государственная регистрация) и
прекращается в момент завершения его ликвидации.
Органы юридического лица – его составная часть, которая согласно имеющимся у нее полномочиям формирует и
выражает волю юридического лица, руководит его деятельностью (орган юридического лица не является его договорным
представителем (воля физического лица или лиц, выполняющих функции органа юр. лица, в силу закона признается волей
самого юридического лица)).
В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя
гражданские обязанности через своих участников (или представителей, отличных от его органов и участников). Лицо,
которое в силу закона или учредительных документов юр. лица выступает от его имени, должно действовать в интересах
представляемого им юр. лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юр. лица,
если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.
Существует возможность передачи по решению общего собрания акционеров полномочий исполнительного органа АО
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по
договору, условия которого утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) общества, если иное не
предусмотрено уставом общества.
Представительство – обособленное подразделение юр. лица, расположенное вне места нахождения самого юр.
лица, представляющее интересы юридического лица и осуществляющее их защиту (н-р, реклама продукции
юридического лица, поиск и установление контактов с потенциальными покупателями, реализация продукции и др.).
Филиал – обособленное подразделение юр. лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все
его функции или их часть, в том числе функции представительства (например, филиал учебного заведения).
Они не являются юридическими лицами, действуют на основании имущества, предоставленного им создавшим
их юридическим лицом, и утвержденных им положений; их руководители действуют от имени юридического лица на
основании полученной от него доверенности. Они должны быть указаны в учредительных документах создавших их
юридических лиц. Об изменениях, вносимых в учредительные документы в связи с созданием или ликвидацией филиала
или представительства, сообщается органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, в уведомительном
порядке, без каких-либо согласований, а направление сведений носит информационный характер.
Филиалы некоммерческих организаций, унитарных предприятий и некоторых других организаций могут выполнять
только те функции, которые соответствуют целям деятельности, указанным в учредительных документах юридического
лица. Филиалы коммерческих организаций имеют право на занятие любой деятельностью, не запрещенной законом, если
иное не вытекает из учредительных документов юридического лица или самого филиала.
Филиалы и представительства могут создаваться как на территории России, так и на территории иностранных
государств. Но законодательством предусмотрена возможность свободного создания филиалов и представительств на
территории иностранных государств только для коммерческих юридических лиц, некоммерческие организации имеют
право на создание таких подразделений только на территории РФ. Но такое положение не означает запрета на создание
филиалов и представительств некоммерческими организациями за рубежом, такое создание возможно, если это не
противоречит самой природе соответствующей организации.
Представительства в гражданском обороте выступают от имени юридического лица, т. е. представляют его
интересы и обеспечивают их защиту. Поле деятельности филиалов в отличие от представительств значительно шире:
они представляют интересы и выполняют все (или часть) функции юридического лица. Представительства и филиалы не
имеют прав юридического лица и иметь их не могут.
В соответствии с налоговым законодательством филиалы и представительства являются субъектами
налогообложения и исполняют обязанности организаций по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения. Иск к
юридическому лицу, вытекающий из деятельности его обособленного подразделения, предъявляется по месту
нахождения обособленного подразделения, но стороной по делу в данном случае является юридическое лицо, и именно
с него или в пользу него производится взыскание судом.
Ответственность за действия филиалов и представительств несут юридические лица, их создавшие.
14) СОЗДАНИЕ ЮР. ЛИЦА И ЕГО ГОС. РЕГИСТРАЦИЯ. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Возникновение юр. лица включает непосредственное создание и гос. регистрацию. Юр. лицо может быть создано путем
учреждения или путем реорганизации уже существующего юр. лица. В теории и на практике выделяют 3 основных порядка создания
юр. лица:
1)Распорядительный (сегодня практически не применяется) – юр. лицо создается на основе распоряжения собственника имущества
или уполномоченного им органа.
2) Разрешительный – инициатива создания исходит от будущих участников (учредителей) юр. лица, а компетентный гос. орган
проверяет законность образования данного юр. лица. Этот порядок включает след. стадии: 1) инициатив. акт учредителей; 2) издание
согласованного акта компетент. органа; 3) организационная работа. Так создаются банки, коммерч. юр. лица с большим размером
устав. капитала.
3) Явочно-нормативный (наиболее распространен) – здесь требуется лишь инициатива учредителей, их явка. Компетент. гос. орган
проверяет соблюдение порядка образования и соответствия характера и целей создаваемого юр. лица общим требованиям,
предъявляемым законом к данной организационно-правовой форме юр. лица.
Учредителями юр. лиц могут быть как физ., так и юр. лица с ограничениями, уст. законом, а также государство, гос. и муницип.
образования в порядке, уст. законом.
Учредительные документы – правовая основа деятельности юридического лица (наряду с законодательством и иными
нормативными актами) (в зависимости от указания закона юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного
договора и устава, либо только учредительного договора).
Устав (наименование юридического лица; место его нахождения; порядок управления его деятельностью; другие сведения,
предусмотренные законом для юр. лиц соответствующего вида) (в учредительных документах некоммерческих организаций и
унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций, должны быть определены
предмет и цели их деятельности).
Учредительный договор (учредители обязуются создать юр. лицо; определяют порядок совместной деятельности по его созданию;
условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности; условия и порядок распределения между участниками прибыли
и убытков; управление деятельностью юр. лица; порядок выхода учредителей (участников) из его состава)
Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации (в случаях,
установленных законом, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях).
Процедура создания юр. лица заканчивается его государственной регистрацией. Государственная регистрация юридических лиц –
акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственный реестр
сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах (в данной форме
государство контролирует создание юридических лиц; признает их юридическим лицами и предоставляет им правосубъектность).
Особенности системы государственной регистрации юридических лиц (обязательность; единый субъект, осуществляющий
государственную регистрацию; ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления; контрольная функция осуществляющих регистрацию
органов; исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации).
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа (момент государственной регистрации – внесение регистрирующим органом записи в государственный реестр).
Основания для отказа в регистрации (непредставление определенных законом необходимых для государственной регистрации
документов; представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган). Юридическое лицо считается созданным с момента
его государственной регистрации (п.2 ст.51 ГК).

15) РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.


Реорганизация юр. лица это последовательность сделок, результатом которых является передача всех активов и обязательств от
одних организаций другим. Существует пять форм реорганизации юридического лица - Слияние, Присоединение, Разделение,
Выделение, Преобразование (ст. 57 ГК РФ).Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по решению его учредителей
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (ст. 57 ГК РФ).
Слияние и присоединение приводит к объединению активов и обязательств (бизнесов) двух и более юридических лиц в одно
юридическое лицо. Разница между этими формами в том, что при слиянии все активы и обязательства ранее существовавших лиц
переходят к вновь созданной организации (ранее существовавшие ликвидируются). При присоединении все активы и обязательства
юридических лиц переходят к одному из них. Остальные юридические лица ликвидируются.
Разделение и выделение приводит к разделению активов и обязательств (бизнеса). Так из одной организации может быть
образовано два и более юридических лиц. Разница между разделением и выделением в том, что при разделении реорганизуемая
организация ликвидируется и появляются вновь созданные юридические лица, наделенные ее активами и обязательствами. При
выделении, ранее существующая организация продолжит свое существование, но из нее выделяется часть активов и обязательств в
новое юридическое лицо (юридические лица).
Преобразование позволяет сменить организационно-правовую форму юридического лица.
Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный
кооператив. По единогласному решению всех акционеров общество вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство (ст. 20
федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное
товарищество или производственный кооператив (ст. 56 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью").
При реорганизации происходит так называемое универсальное правопреемство, смысл которого в том, что имущество и
обязательства переходят в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 129, 1110 ГК РФ).
16) ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

Ликвидация юридического лица — прекращение существования юридического лица путем внесения соответствующей записи в
ЕГРЮЛ. Ликвидация юридического лица влечет утрату им гражданской правоспособности.
Ликвидация- прекращение юр. лица без передачи его прав и обязанностей к другим лицам.
Виды ликвидации (в зависимости от того, по воле самого юридического лица или его учредителей либо помимо нее и вопреки ей):
1) Добровольная ликвидация (юр. лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юр.
лица, уполномоченного на то учредительными документами (в т.ч. в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо,
с достижением цели, ради которой оно создано, или с признанием судом недействительной регистрации юр. лица в связи с
допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если нарушения носят неустранимый характер)).
2) Принудительная ликвидация (юр. лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными пли грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной
организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в
иных случаях, предусмотренных ГК).
Решением суда о ликвидации юридического лица (на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию
юр. лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица).
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) (назначается учредителями (участниками) юридического лица или орган, принявшими
решение о ликвидации юр. лица, по согласованию с органом, осуществляющим гос. регистрацию юридических лиц) (они также
устанавливают порядок и сроки ликвидации). С момента назначения ликвидационной комиссии (прекращаются полномочия
предусмотренных уставом органов юридического лица).
Ликвидационная комиссия действует ограниченный период времени (с момента назначения до внесения записи о ликвидации
юридического лица в ЕГРЮЛ) (действует от имени ликвидируемого юр. лица; к ней переходят полномочия по управлению его делами;
не является представителем юр. лица в смысле ст. 182 ГК – создается со специальной целью и в установленном законом порядке как
временные органы управления ликвидируемого юр. лица). Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о гос. регистрации юр. лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. Если имеющиеся у ликвидируемого юр. лица (кроме учреждений) денежные
средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия продает имущество юр. лица с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Ликвидация оформляется путем составления промежуточного и итогового ликвидационного баланса (промежуточный (содержит
сведения о составе имущества, перечне предъявленных кредиторами требований, о результатах их рассмотрения); ликвидационный
(указывается судьба оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества)).
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица 1) передается собственнику или лицам,
имеющим иные вещные права на это имущество (если они имеют право собственности или иное вещное право на имущество
ликвидируемого юридического лица) (унитарные предприятия и учреждения); 2) распределяется между учредителями (участниками),
имеющими обязательственные права в отношении юридического лица и его имущества (хозяйственные товарищества и общества,
кооперативы); 3) направляется в соответствии с учредительными документами юридического лица (в отношении которого его
учредители не имеют имущественных прав) на цели, в интересах которых оно было создано (или на благотворительные цели, или в
доход государства).
Документация и бухгалтерская отчетность передаются на хранение в государственный архив.
Ликвидация юридического лица считается завершенной (юридическое лицо – прекратившим существование) после внесения об этом
записи в ЕГРЮЛ.
17) КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

Классификация на коммерческие и некоммерческие юридические лица


- Коммерческие организации основной целью имеют извлечение прибыли и могут распределять полученную прибыль среди
своих участников (учредителей). А) Хозяйственные товарищества: полные товарищества и товарищества на вере (коммандитное
товарищества). б) Хозяйственные общества –ООО, Общества с дополнительной ответственностью, АО, производственные
кооперативы (артели) и гос и муницип. унитарные предприятия.
- Некоммерческие организации не имеют такой основной цели и не могут распределять прибыль среди своих учредителей
(участников). Основная цель деятельности таких организаций заключается в удовлетворении бытовых, духовных,
социальных и иных некоммерческих потребностей: - только членов этих организаций (напр., потребительский
кооператив, садоводческое товарищество, российское авторское общество и т.п.); - определённых социальных групп
населения (фонд, община народов Крайнего Севера); - всего общества (образовательное учреждение, медицинское
учреждение). Отсутствие цели извлечения прибыли не препятствует некоммерческим организациям заниматься
предпринимательской деятельностью, если такая возможность предусмотрена учредительными документами и не
препятствует уставным целям и задачам. Только потребительские кооперативы могут распределять прибыль между
своими членами. Исчерп перечень НекОрг: - учреждения, - фонды, - общественные и религиозные организации, - общины
народов крайнего Севера, - потребительские кооперативы, - ассоциации и союзы юридических лиц, - торгово-
промышленные палаты и биржи; - автономные учреждения, - некоммерческие партнёрства, - специализированные
организации арбитражных управляющих.
Классификация в зависимости от прав учредителей в отношении имущества юридического лица. М. б. выдел 3 группы юр
л:
1. юридические лица, кот явл-ся собственниками своего имущества (обладают правом собств-ти), а учредители
(участники) имеют обязательственные права, —все коммерческие организации за исключением унитарных
предприятий. Обязательственные права подразумевают право на получение прибыли от деятельности, дивидендов,
корпоративные права и на получение части имущества в случае ликвидации юридического лица.
2. Юридические лица, в отношении имущества которых учредитель сохраняет право собственности, а сами
юридические лица наделяются ограниченными вещными правами (имеют право хозяйственного ведения или право
оперативного управления). К ним относятся унитарные предприятия и учреждения, финансируемые собственником.
3 некоммерческие организации, в отношении которых учредители не имеют имущественных прав.
Значение данной классификационной группировки проявляется при ликвидации того или иного юридического лица, а также при
выходе участника из состава организации. Если ликвидируется юридическое лицо, относящееся к первой группе (напр., ОАО), то
ликвидационный остаток распределяется между бывшими участниками; если ликвидируется юридическое лицо, относящееся ко
второй группе (унитарное предприятие, учреждение), то остаток возвращается собственнику-учредителю; если ликвидируется
юридическое лицо, относящееся к третьей группе, то ликвидационный остаток передаётся аналогичной организации для
окончательного решения уставных целей и задач ликвидированного юридического лица.
Классификация в зависимости от численного состава участников
Согласно данной классификации выделяют юридические лица унитарного типа и юр. лица корпоративного типа.
В первом случае юр. лицо действует в обороте с одним единственным участником (учредителем). К ним относятся: унитарные
предприятия, учреждения, автономные учреждения, а также хозяйственные общества, созданные одним лицом.
Ко второму типу относятся юридические лица, в составе которых в силу закона должно быть не менее двух участников.
18) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА, ИХ ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА.

Хозяйственные товарищества и общества (ХТ и ХО) – это коммерческие организации, уставный (складочный) капитал
которых разделён на доли участников. Имущество ХТ и ХО, созданное за счет вкладов учредителей, произведенное и приобретенное
в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Хозяйственное товарищество необходимо отличать от договора простого товарищества (о совместной деятельности), при
заключении которого не создаётся юридическое лицо – Гл.55 ГК.
Любое хозяйственное товарищество - это объединение лиц, поэтому требуется наличие не менее двух участников (полных
товарищей), которые несут субсидиарную ответственность по обязательствам полного товарищества всем своим имуществом, причём
в солидарном порядке. Это значит, что кредитор вправе предъявить субсидиарное требование к любому из них.
Хозяйственное товарищество – это предпринимательское объединение, а это значит, что все его участники должны обладать
предпринимательским статусом, т.е. либо иметь статус коммерческой организации, либо статус индивидуального предпринимателя.
Гарантией прав кредиторов хозяйственного товарищества является складочный капитал и имущество самих товарищей, именно
поэтому полный товарищ не может одновременно являться полным товарищем в другом хозяйственном товариществе; поскольку став
участником первого хоз. товарищества он заранее поручился всем своим имуществом.
Виды товариществ:
1. Полные товарищества. Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащими им имуществом.
Лицо может быть участником только одного полного товарищества. Фирменное название полного товарищества должно
содержать либо имена (наименования) всех его участников и слова “полное товарищество”, либо имя (наименование) одного или
нескольких участников с добавлением слов “и компания” и слова “полное товарищество”.
Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается
всеми его участниками. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников.
Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок
определения голосов его участников. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, если
учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным
участникам. При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех
участников товарищества. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их
долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников.
2. Товариществом на вере ( коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками,
осуществляющими предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом
(полными товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности.
Товарищество на вере как бы включает в себя две относительно самостоятельные структуры: полное товарищество и группу
(или одного) товарищей-вкладчиков. С одной стороны, коммандитисты полностью отстранены от участия в управлении и ведении дел
товарищества. С другой — они распоряжаются своими вкладами совершенно независимо от полных товарищей. Отличительная
особенность прав коммандитиста на имущество товарищества заключается в том, что при выходе из предприятия он вправе
претендовать лишь на возврат своего вклада, а не на получение соответствующей доли в имуществе фирмы (подл. 4 п. 2 ст. 85 ПС).
Однако в случае ликвидации фирмы товарищ-вкладчик участвует в распределении ликвидационного остатка наравне с полными
товарищами.
19. Хозяйственные общества, их виды и особенности правового статуса.
Хозяйственные общества - предприятия или другие субъекты хозяйствования, созданные юридическими
лицами или гражданами путем объединения их имущества и участия в предпринимательской деятельности общества с
целью получения прибыли.
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью или с дополнительной ответственностью.
Основные виды – это акционерные общества, как открытые, так и закрытие, общества с ограниченной
ответственностью и его разновидность – общество с дополнительной ответственностью.
Хозяйственные обществ – это исключительно уставные объединения.
Называют их объединение капиталов. Участники ХО могут обладать любым статусом: это могут быть граждане,
юридические лица (коммерческие и некоммерческие), публично-правовые субъекты.
Хозяйственное общество может функционировать и создаваться при наличии только одного участника. .
Особенности:
- основным учредительным документом хозяйственных обществ является устав;
- участники хозяйственных обществ не обязаны предпринимать участие в предпринимательской деятельности своих
организаций;
- любое хозяйственное общество требует наличие внутренней структуры, в то время как для хозяйственных
товариществ это необязательно;
- уставный капитал хозяйственного общества является основной гарантией прав его кредиторов, а это значит, что
если ХО не в состоянии отвечать по своим обязательствам (несостоятельность), его участники не несут субсидиарной
ответственности, за исключением обществ с дополнительной ответственностью (ОДО); поэтому в этом случае они
ликвидируются по основанию банкротства.
Общество с ограниченной ответственностью — это учрежденное одним или несколькими лицами общество,
учредительный капитал которого разделен на доли определенных учредительными докуменатми размеров..
Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются в учредительном
договоре и уставе
Общество с дополнительной ответственностью - признается общество, участники кот. солидарно несут отв-
ность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.
Такая ответственность наступает лишь в субсидиарном порядке. В остальном статус этого хозяйственного
общества аналогичен статусу общества с ограниченной ответственностью (п. 3 ст. 95ГК).
Следовательно, данная организационно-правовая форма отличается от конструкции общества с ограниченной
ответственностью лишь наличием дополнительной ответственности участников общества по его долгам своим личным
имуществом. Однако такая ответственность касается не всего имущества участников, а лишь его заранее определенной
части, усмотренной учредительными документами общества (например, в трех- или пятикратном размере стоимости
вклада в уставной капитал). В случае банкротства одного из участников его дополнительная ответственность
распределяется между остальными участниками. Общая сумма дополнительных гарантий кредиторам общества остается
неизменной. Таким образом, общество с дополнительной ответственностью занимает промежуточное положение между
товариществами (с неограниченной ответственностью их участников) и обществами (исключающими ответственность
участников).
Акционерным признается такое хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное
количество одинаковых долей, выраженных ценными бумагами — акциями, а его участники не отвечают по долгам
общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Основными признаками акционерного общества также как и в ООО являются разделение уставного капитала на
доли и отсутствие ответственности участников по долгам общества. Отличия от ООО: уставный капитал АО оформляется
акциями. Акции разрешено выпускать лишь АО. Участие акционера в обществе оформляется только акциями. Это делает
участие в обществе анонимным. АО гарантировано от уменьшения своего имущества вследствие выхода из него
участников, т.к. выход участника из общ-ва м.б. осуществлен только путем отчуждения акций др. лицу и он не может
требовать от общ-ва никаких выплат, причитающихся на его долю. Открытые акционерные общества вправе продавать
свои акции не только среди заранее определенного круга лиц, но и путем свободной продажи акций всем желающим.
Акционеры открытых обществ вправе и сами свободно отчуждать принадлежащие им акции как другим акционерам, так
и третьим лицам.
ЗАО могут распределять свои акции только между учредителями или иным заранее определенным кругом лиц.
Следовательно, количество участников таких обществ изначально ограничено (не более 50). Кроме того, акционеры
закрытого общества имеют право преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого
общества. Для закрытых акционерных обществ не установлено обязанности публичного ведения дел (за исключением
случаев публичной продажи облигаций).
20. Акционерные общества, их виды и особенности правового статуса.
Правовое положение АО, права и обязанности акционеров определяются ГК и ФЗ от 26.12.1995 «Об АО».
Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
2 способа создания АО: 1) учреждение АО; 2) реорганизация существующего ЮЛ (н-р, ООО, производств.
кооператива, гос. и муницип. предприятия в результате приватизации).
Учредительный документ АО устав (учредительный договор к учредительным документам не относится).
АО может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций)
(не может иметь единственным акционером др. хозяйственное общество, состоящее из одного лица).
Уставный капитал АО (формируется за счет вкладов участников и представляет собой абстрактную величину,
равную сумме номинальных стоимостей акций общества, приобретенных акционерами) (АО имеет право выпуска ценных
бумаг (акций), удостоверяющих внесение участниками вклада и определяющих долю их участия в доходах и расходах
АО, управлении им).
Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск связанных с его деятельностью убытков, в пределах
стоимости принадлежащих им акций (при ликвидации АО несут ответственность в пределах невнесенной части
стоимости приобретенных ими акций).
Акционеры приобретают право на получение дивидендов на акции (при наличии у АО прибыли и, если общее
собрание акционеров приняло решение о выплате в определенные сроки дивидендов).
Высший орган управления АО – общее собрание акционеров (в АО с числом акционеров более 50 создается совет
директоров (наблюдательный совет)) (исполнительный орган АО может быть коллегиальным (правление, дирекция) и
единоличным (директор, генеральный директор)).
Добровольная реорганизация или ликвидация АО (возможны по решению общего собрания акционеров (реорганизация
в форме преобразования возможна только в ООО, в производственный кооператив, в некоммерческое партнерство)).
Типы АО:
1) ОАО (участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров; количество
участников не ограничено) (ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную
продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами; обязано ежегодно публиковать для
всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков);
2) ЗАО (акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц) (ЗАО
не вправе проводить открытую подписку на акции, число его участников не должно превышать 50 (в случае превышения
этого предела ЗАО должно быть в течение 1 года преобразовано в ОАО или ликвидироваться)) (минимальный размер
уставного капитала ЗАО не менее стократной суммы МРОТ).

21. Производственный кооператив, особенности правового статуса. (ПК)


Производственный кооператив-это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности (ст. 107 ГК РФ). Разновидностью производственного
кооператива является артель. ГК РФ использует эти термины ("производственный кооператив и "артель") как синонимы.
Характерной особенностью кооператива является обязанность его членов участвовать в деятельности кооператива своим
личным трудом, хотя законом допускаются и иные виды участия. число членов кооператива, не принимающих личного
трудового участия в его деятельности, не может превышать 25% от числа членов кооператива, принимающих личное
трудовое участие в его деятельности (п. 2 ст. 7 ФЗ "О производственных кооперативах") , а численность наемных
работников в кооперативе не должна превышать 30% от численности членов кооператива (ст. 21 указанного закона ). В
целом число членов кооператива не может быть менее пяти.
Учредительным документом производственного кооператива является его устав. Члены кооператива несут по
обязательствам кооператива субсидиарную ответственность, размер которой определяется уставом кооператива.
Имущество кооператива образуется за счет паевых взносов членов кооператива, прибыли от собственной деятельности и
иных источников. К моменту государственной регистрации кооператива каждый член кооператива обязан внести не
менее 10% паевого взноса. Остальная часть вносится в течение года после государственной регистрации кооператива. В
качестве взноса могут быть использованы деньги, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права. Оценка
взноса производится по взаимной договоренности членов кооператива, а стоимость паевого взноса, превышающего 250
минимальных размеров оплаты труда должна быть подтверждена независимым экспертом.
Имущество кооператива делится на паи его членов. В состав пая входит паевой взнос члена кооператива и
соответствующая часть чистых актов кооператива, за исключением неделимого фонда, создание которого может быть
предусмотрено уставом кооператива. Стоимость имущества неделимого фонда не включается в стоимость пая члена
кооператива при выбытии его из кооператива. На это имущество не может быть также обращено взыскание по личным
долгам члена кооператива. Принципы распределения могут быть разными: Либо в соответствии с личным трудовым
участии членов кооператива в его деятельности, либо с учетом размера их паевого взноса. Между членами кооператива,
не принимающими личного трудового участия в деятельности кооператива, прибыль распределяется соответственно
размеру их паевого взноса, но эта часть прибыли не должна превышать 50% от прибыли кооператива (ст. 12 ФЗ "О
производственных кооперативах). Часть прибыли может распределяться и между наемными работниками кооператива.
Прекращение членства в кооперативе может иметь место либо по усмотрению его члена, либо по решению общего
собрания в виде исключения из членов кооператива. В любом случае лицу, прекратившему членство в кооперативе,
выплачивается стоимость пая или выделяется имущество, соответствующее его паю, а также производится другие
выплаты. (ст. 22 ФЗ "О производственных кооперативах")
22. Унитарные предприятия, их виды и особенности правового статуса. (УП)
Унитарным предприятием признаётся коммерческая организация, не наделённая правом собственности на
закреплённое за ней имущество. Т.о., учредитель унитарного предприятия и собственник его имущества совпадают в
одном лице, отсюда и термин -унитарное. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может
распределяться по вкладам, долям или паям, в т.ч. и между его работниками.
Учредителями унитарных предприятий могут быть только публично-правовые образования – РФ, субъекты РФ,
муниципальные образования. В зависимости от уровня создания УП могут быть федеральными, региональными и
муниципальными.
При этом выделяют 2 типа унитарных предприятий:
- обычные унитарные предприятия – основанные на праве хозяйственного ведения в отношении закреплённого за
ним имущества;
- казённое унитарное предприятие – основанное на праве оперативного управления закреплённым за ним
имуществом.
При этом федеральное казённое предприятие создаётся только на основании решения Правительства РФ.
Унитарные предприятия создаются в следующих случаях:
- необходимость использования федерального имущества, приватизация которого запрещена, т.е. это то имущество,
которое необходимо для обеспечения безопасности в РФ;
- необходимость осуществления деятельности в целях решения исключительно социальных задач;
- для проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности РФ;
- необходимость осуществления научной и научно-технической деятельности, обеспечивающей безопасность РФ;
- необходимость производства отдельных видов продукции, которая либо изъята из оборота, либо ограниченно
оборотоспособна.
При этом казённое предприятие создаётся в тех случаях, когда значительная (преобладающая) часть
производимой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг предназначена исключительно для нужд
публично-правовых образований.
Единственным учредительным документом является устав. Единственным органом управления является
единоличный руководитель, который назначается на должность решением соответствующего органа государственной
власти или местного самоуправления.
Собственники имущества УП, основанного на праве хоз. ведения, имеют право на часть прибыли от хоз-й деят-
и предприятия. Последнее обязано ежегодно перечислять в соответствующий бюджет часть прибыли. Устав предприятия
должен содержать сведения о направлениях использования полученной прибыли. В казенных УП внимание
представителей собственника не ограничивается рамками подлежащей уплате прибыли: они определяют весь порядок
распределения доходов казенного УП и фиксируют эти сведения в его уставе, имеют право утверждать смету доходов и
расходов, т.е. они больше влияют на хозрасчетный результат и вмешиваются в судьбу УП.
Собственники имущества УП, основанных на праве хоз. ведения, не несут ответственности по обязательствам
последних. Исключение составляют случаи банкротства УП, вызванного собственником, когда при недостаточности
имущества предприятия собственник может быть привлечен к ответственности в субсидиарном порядке. Напротив,
казенные УП не могут быть признаны несостоятельными (банкротами), а значит, к ним не применяется законодательство
о банкротстве. Собственники имущества казенных предприятий несут субсидиарную ответственность по обязательствам
последних всякий раз при недостаточности их имущества.
При этом, соответствующий орган государственной власти или местного самоуправления наделяется
следующими полномочиями в отношении созданного унитарного предприятия:
- утверждение устава (устав казённого происходит Правительством);
- формирование органов управления;
- аттестация руководителя;
- согласование приёма на работу главного бухгалтера;
- утверждение программы деятельности предприятия;
- определение части прибыли предприятия (плана прибыли), которая будет перечисляться в бюджет;
- контроль за совершением сделок;
- контроль за предоставлением займов, поручительств, залогов;
- контроль за созданием филиалов и представительств;
- утверждение бухгалтерской отчётности и отчётов руководителя.
23. Потребительский кооператив, особенности правового статуса.
Потребительские кооперативы, создаются на основе имущественных паевых взносов членов (юридических и
физических лиц) для удовлетворения потребностей членов в товарах и услугах - например, гаражные, дачные и
жилищные кооперативы. Существуют также обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огороднические,
кредитные, страховые и иные кооперативы. Их правовое положение определяется ст. 116 ГК, Законом о потребительской
кооперации, ФЗ от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (с послед. изм. и доп.) и от 7 августа
2001 г. N 117-ФЗ "О кредитных потребительских кооперативах граждан" (с послед. изм. и доп.).
Потребительский кооператив является организацией, основанной на членстве. Его имущество формируется за
счет паевых взносов его членов и доходов от собственной деятельности. Эти средства являются собственностью самого
юридического лица, а не его членов.
Потребительские кооперативы обладают многими чертами коммерческих организаций, в частности могут
осуществлять предпринимательскую деятельность (если это предусмотрено уставом) и даже распределять полученные
от такой деятельности доходы между членами.
Устав кооператива устанавливает, в частности: сроки деятельности, порядок и условия вступления в кооператив
и выхода из него; условия и размеры образования неделимых и иных фондов; характер и порядок личного трудового
участия в деятельности потребительского кооператива и субсидиарной ответственности членов; ответственность за
нарушение обязательства по личному трудовому участию; порядок вступления и выхода из кооператива.
Высшим органом управления является общее собрание членов или уполномоченных, на котором каждый член
имеет один голос (п. 5 ст. 18 Закона о потребительской кооперации). Собрание вправе принимать к рассмотрению и
решать любые вопросы, касающиеся деятельности потребительского общества, в том числе отменять решения совета
кооператива и правления. В период между общими собраниями потребительского кооператива управление в
потребительском кооперативе осуществляет совет, который является представительным органом.
Исполнительным органом потребительского кооператива выступает председатель кооператива (председатель
правления). Возможно формирование и коллегиального исполнительного органа - правления. Председатель правления
действует от имени кооператива без доверенности (с учетом ограничений, установленных законодательством, уставом и
иными внутренними документами кооператива).

24. Некоммерческие ЮЛ: общая характеристика по действующему российскому законодательству.


НКО — это организация не преследующая цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая прибыль между своими участниками.
НКО считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном
законом порядке, имеет в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за
исключением учреждений) по своим обяз-вам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущ-ные и неимущ-ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
НКО должна иметь самостоятельный баланс или смету, НКО создается без ограничения срока деятельности, если
иное не установлено учредительными документами некоммерческой организации.
Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются:
поступления от учредителей (участников, членов); взносы и пожертвования; выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; доходы от
собственности НКО и тд. Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов НКО.
Некоммерческие организации могут создаваться в форме: 1. Потребительские кооперативы.
2. Общественные объединения. Общественными и религиозными организациями признаются добровольные
объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. К числу общ объед-ний закон относит: общ-ные орг-
ции; общ-ные движения; общ-ные фонды; общ-ные учреждения; органы общ. самодеятельности.
Учредителями общественных объединений выступают граждане (не менее трех человек), а также другие
общественные объединения с правами юридических лиц (наряду с гражданами). Закон об общественных объединениях
четко разграничивает участников и членов (пишут заявление на участие, м. избирать и быть избранными) общественных
объединений. Правовой основой любого общественного объединения является его устав.
Особенность наименования общ-ного объединения - необходимость включать в него указание на тер-ную сферу
деятельности (общероссийское, межрег-ное, региональное, местное). Общероссийские объединения могут использовать
в своих названиях слова “Россия”, “РФ” и производные от них без спец-х разрешений гос-ных органов (невозможно для
других негос-ных юр-х лиц). Средством индивидуализации общ-го объединения, в отличие от др. юр-х лиц, является
также его символика (флаги, эмблемы, вымпелы и т.п.), подлежащая обязательной гос-ной регистрации.
3. Религиозные организации - объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и
распространение веры и обладающее соотв-щими этим целям признаками. Религиозная организация явл-ся самостоят-й
организационно-правовой формой юр. лица, имеющей свои разновидности: монастыри, братства, миссии и т. п.
4. Фондовые Фонды – это некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для достижения
общественно полезных целей путем использования имущества, переданного в ее собственность учредителями. Образовав
фонд и передав ему в собственность опред. имущ-во, учредители утрачивают все имущ-ные права в отношении него.
Фонд действует самостоятельно, руководствуясь целями, кот. учредители определили ему в уставе, и положениями закон-
тва. Высший орган фонда - его попечительский совет, действующий на общественных началах.
Для достижения уставных целей фонд вправе заниматься предпр-ской деятельностью, в т.ч. путем создания или
участия в хоз-ных общ-х. Благотв-ные фонды имеют право участвовать в хоз-х общ-х лишь в качестве их ед.-х членов.
5. Учреждения — это организация, созданная собственником для осуществления функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждения – ед-ный вид некоммерче. организаций,
обладающих лишь правом оперативного управления имуществом. Взыскание по долгам учреждения м.б. обращено лишь
на денежные средства собственника и самостоятельно приобретенное им имущество. Т.о, имущество, переданное
учреждению собственником, забронировано от взысканий, что совершенно естественно. Учредительн. документ - только
его устав, утверждаемый собственником. Наименование учреждения должно включать в себя указание на собственника
имущества и характер деятельности учреждения, например: “Частный музей А. М. Вилина”.
6. Некоммерческое партнерство – это некоммерческая организация, члены которой сохраняют права на ее
имущество, созданная для оказания содействия своим членам в ведении общеполезной деятельности. Некоммерч.
партнерство является собственником переданного ему имущества и не отвечает по обяз-вам своих членов, а последние
не отвечают по обязательствам партнерства. Высшим органом его управления является общее собрание членов.
7. Автономная некоммерч. организация – это учреждение на основе добровольных имущ-х взносов, имеющая
целью предоставление услуг всем заинтересованным лицам. В области управления автономными нек-ми орг-ми закон
содержит минимум обязательных предписаний (говоря лишь о коллегиальном высшем органе управления) и, тем самым,
предоставляет учредителям максимальную свободу выбора. Учредители авт. Не. Орг-ции могут пользоваться ее услугами
только на равных условиях с другими лицами. Учред. док. - устав и (или) учредительный договор.
8. Объединения юридических лиц – это некоммерческая организация, образованная несколькими юр-ми лицами
для ведения деятельности в их интересах, называется объединением юридических лиц (ассоциацией или союзом).
Участниками такого объединения не могут выступать граждане или государство. Объединяться в ассоциацию или союз
могут либо коммерческие, либо некоммерческие организации, но не те и другие вместе. Учред. док-ы - устав и
учредительный договор. Наименование должно включать в себя указание на предмет деятельности его членов и слова
“ассоциация” или “союз”. Участники не обладают какими-либо имущ-ными правами в отношении своих объединений,
поэтому передача вклада участника др. лицам и требование выдела доли при выходе из объединения, невозможны.
Ответственность участников -ся субсидиарной и продолжается даже в случае выхода из нее участника в течение 2х лет с
момента выхода. Новое лицо, вступающее в ассоциацию, не отвечает по обязательствам ассоциации, возникшим до
момента его вступления, однако учредительными документами может быть установлено иное правило.

25. Государство, госуд, муницип образования как участники гражданских правоотношений.


В перечне субъектов гражданских правоотношений наряду с гражданами и юридическими лицами закон
называет также Российскую Федерацию и ее субъекты (ст. 2, 124ГК).
РФ и субъекты РФ будучи коллективными образованиями, обладают всеми признаками, необходимыми для
такого рода субъектов гражданского права: организационное единство; обособление имущества; признак
ответственности по своим обязательствам (ст. 126 ГК); возможность выступления РФ и ее субъектов от собственного
имени при приобретении и осуществлении имущественных и личных неимущественных прав, выступлении в суде
Гражданская правоспособность государства, субъектов РФ определяется как специальная, допускающая возможность
иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые предусмотрены законом.
Органы гос. власти и МСУ, действующие в сфере ГП:
1) на федеральном уровне (Президент, Правительство, минист-ва, ведомства, др. органы гос. власти)
2) на уровне субъектов РФ (президенты, губернаторы, правительства, мин-ва, ведомства, администрации)
3) на уровне муниц-х образований (собрания народных представителей, исполнит. органы (мэры, старосты)).
От имени государства, его субъектов и муниципальных образований по их специальному поручению могут
выступать (государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица, граждане).
Сфера участия публично-правовых образований в гражданском обороте определяется рамками их гражданской
правоспособности.
Правовой статус публичных образований, выступающих в качестве субъектов гражданского права (приравнен к
правовому статусу юр. лиц, если иное не вытекает из закона и их особенностей (публично-правовые образования, в
отличие от юридических лиц, не вправе отказываться от права собственности (ст. 236 ГК))).
Сфера ГПО, участниками которых являются публично-правовые образования:
1) отношения собственности (право владения, пользования и распоряжения их имуществом) (осуществляются
непосредственно через органы государственной власти и местного самоуправления и опосредованно (созданием
унитарных предприятий и учреждений));
2) обязательственные отношения (при эмиссии и обращении государственных и муниципальных ценных бумаг,
при возврате вкладов граждан банками);
3) договорные отношения (при условии, что их действия не выходят за рамки их правоспособности и соблюдается
принцип равенства с другими участниками гражданского оборота);
4) обязательства из причинения вреда (возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности);
5) наследственные правоотношения (могут быть призваны к наследованию по завещанию, а РФ – к наследованию
по закону);
6) при осуществлении ВЭД (не являются участниками внешнеэкономического оборота) (становятся участниками
внешнеэкономических ГПО только в случаях заключения сделок от их имени органами государственной власти и
местного самоуправления).
3. Особенности ответственности публично-правовых образований.
Публично-правовые образования не отвечают по долгам друг друга (ст. 127 ГК РФ).Основания и условия для привлечения
к гражданско-правовой ответственности публично-правовых образований:
• неправомерное поведение, связанное с нарушением договора, либо причинением вреда
• факт причинения вреда либо ущерба
• причинно-следственная связь между неправомерным поведением и наступившим последствием в виде вреда
• вина презимируется, однако причинитель вреда может доказать свою невиновность и в этом случае лицо
освобождают от ответственности
• в тех случаях когда вред причинен неправомерными действиями прокуратуры и суда доказывать вину нет
необходимости; безвиновное возмещение вреда.
Особенности ответственности публично-правовых образований:
• публично-правовые образования обладают более широкими возможностями по компенсации вреда в силу
наличия казны.
• на размер, способ, порядок возмещения вреда публично-правовое образование может повлиять изданием
нормативным актов.
26. Объекты гражданских прав: понятие и виды.
Объектами гражданских прав признаются материальные и нематериальные блага, либо деятельность по их
созданию, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, а также
приобретают субъективные гражданские права и обязанности.
Из ст.128 ГК следует, что все объекты гражданских прав по своим сущностным признакам и по проявлению в
обороте делятся на 3 группы:
- существующие в осязаемой материальной форме – вещи;
- воплощённые в полезных действиях субъектов гражданского оборота – работы и услуги, а также их результаты,
воплощённые в овеществлённой или товарно-стоимостной форме;
- воспринимаемые на уровне сознания идеальные конструкции, воплощённые в товарно-стоимостной форме, либо,
наоборот, характеризующиеся отсутствием стоимостной формы.
Таким образом, в составе третьей группы можно выделить 2 подгруппы:
- результаты творческой деятельности и средства индивидуализации деятельности предпринимательских субъектов;
имущественные права, которые могут быть объектами оборота независимо от каких-либо материальных объектов,
как то право требования доли в уставном капитале, доли в общем имуществе, денежные средства на счетах и вкладах;
- нематериальные блага и возникающие по их поводу личные неимущественные права.
В этой связи необходимо различать понятия объект гражданских прав и объект гражданского оборота.
Первое понятие по объёму шире, поскольку включает в себя кроме объектов гражданского оборота неотчуждаемые
нематериальные блага, как то: фирменное наименование, имя гражданина, жизнь и здоровье, честь и достоинство,
деловая репутация и т.п.

27. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. (В.)


Вещи – это предметы материального мира, способные удовлетворять потребности субъектов и в силу этого быть
объектами гражданских правоотношений.
Классификация вещей:
1) движимые и недвижимые: а) движимые; б) недвижимые:
– физически недвижимые (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, все, что прочно
связано с землей (леса, многолетние насаждения, здания, сооружения);
– вещи, отнесенные к категории недвижимых в силу закона (подлежащие государственной регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, предприятие, как имущественный
комплекс);
Права на недвижимость подлежат государственной регистрации (права на движимые вещи в регистрации не
нуждаются).
2) индивидуально-определенные и определенные родовыми понятиями:
а) индивидуально-определенные (являясь объектом правоотношения, не могут быть заменены) (вещи,
единственные в своем существовании, и вещи, выделенные из числа им подобных);
б) вещи, определенные родовыми признаками (заменимы другими вещами того же рода) (вещи, определяемые с
помощью каких-либо измерителей);
3) по признаку делимости:
а) делимые (критерий делимости – способность ее части служить тому же назначению, что и целая вещь) (не
изменяют назначения при разделе;
б) неделимые (раздел в натуре невозможен без изменения их назначения);
4) потребляемые и непотребляемые:
а) потребляемые (уничтожаются в результате однократного использования);
б) непотребляемые (могут быть использованы неоднократно);
5) по признаку функционального устройства:
а) простые;
б) сложные (сложная вещь (в ее состав входят разнородные вещи; они физически не связаны между собой; в
совокупности составляют единое целое; каждая составная вещь может использоваться самостоятельно) ( образующий
единое целое комплекс разнородных вещей, используемый по общему назначению));
Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи (распространяется на все ее составные части, если договором не
предусмотрено иное) (если до¬говор купли-продажи заключен по поводу сложной вещи, обязательство по ее передаче
покупателю будет считаться исполненным только после передачи всех вещей, входящих в состав сложной веши).
6) по признаку характера служения общему предназначению и наличия самостоятельного предназначения:
а) главная вещь (служит общему назначению непосредственно);
б) принадлежность (вещь, предназначенная для обслуживания главной вещи и связанная с ней общим
назначением) (принадлежность следует судьбе главной вещи (если договором не предусмотрено иное); служит общему
назначению опосредованно; ее непосредственное назначение– обслуживание главной вещи).
Вопрос 28. Ценные бумаги как объекты гражданских прав, их виды.

Ценная бумага (ст. 142 ГК РФ) – документ удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательным
реквизитом, имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при его предъявлении.
Признаки ценных бумаг:
• определенная форма существования – документарная или бездокументарная (записи на счете)
• определенные реквизиты (вид ценной бумаги, плательщик по ценной бумаге, валюта платежа и т.д.)
• признак презентации - права осуществляется только по предъявлению ценной бумаги, либо при наличии документов
на ценную бумагу
Виды ценных бумаг:
• Облигация (ст. 816 ГК РФ) – это ценная бумага, удостоверяющая право её держателя на получение от лица,
выпустившего облигацию в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного
эквивалента, а также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации.
• Вексель – это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя, либо иного
указанного в векселе плательщика (в переводном векселе) выплатить по наступлению определенного векселем срока
указанную сумму владельцу векселя и векселедержателю.
• Чек (ст. 877 ГК РФ) – это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку
произвести платеж указанной в нём суммы чекодержателю.
• Депозитные и сберегательные сертификаты (ст. 844 ГК РФ) – это ценные бумаги, удостоверяющие сумму вклада
внесенного в банк и права вкладчика на получение этого вклада с процентами (депозитные – юр. лицам; сберегательные
– гражданам).
• Сберегательная книжка на предъявителя (ст. 843 ГК РФ) – это ценная бумага, в которой отражаются данные о вкладе,
списание со счета денежных средств, остатке денежных средств на момент предъявления в банк.
• Коносамент (ст. 144 кодекса торгового мореплавания) – это ценная бумага, которая подтверждает прием
грузоперевозчиком груза (акт приёмапередачи), подтверждает наличие договорных отношений между
грузоотправителем и перевозчиком (договор морской перевозки), подтверждает соответствие имущественного права на
груз (товарораспределительный документ).
• Акция (ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 1) – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении обществом
и на часть имущества остающегося после ликвидации (акции: обыкновенные и привилегированные).
• Простое и двойное складское свидетельство (ст. 912, 914 ГК РФ) – это товарораспорядительная ценная бумага,
удостоверяющая право на получение товара с товарного склада.
• Закладная (ФЗ «Об ипотеке») – это именная ценная бумага, которая удостоверяет права залогодержателя по
обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке.
Классификация ценных бумаг:
1) По субъекту легитимации (ст. 145, 146 ГК РФ):
• именные ценные бумаги – передача прав по ней осуществляется при заключении специального договора – уступки
права требования (цессия)
• ордерные ценные бумаги – предусматривают возможность передачи ценной бумаги посредством совершения
специальной передаточной надписи – индоссамент (!)
• предъявительская ценная бумага – передается простым вручением
2) В зависимости от прав удостоверяемых ценной бумагой:
• корпоративные ЦБ – передают право на управление
• денежные ЦБ – право на получение денежной суммы и дохода
• товарораспорядительные ЦБ – право на получение товара (коносамент, простое и двойное складское
свидетельство)
3) В зависимости от формы выпуска:
• эмиссионные
• неэмиссионные (размещаются единично, стоимость различна)
Вопрос 29. Результаты работ, оказания услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских прав.

Работы – определенная деятельность, связанная с созданием материального результата или его переработкой.
Объектом гражданских прав является не просто работа, а работа, ведущая к созданию овеществленного человеком
результата его труда (работа и результат этой работы) (по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить за вознаграждение по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику). Услуги – определенные действия, деятельность неразрывно связанная с личностью исполнителя и не
влекущая создание материального результата
Отличие работ от услуг: в работах имеется материальный результат в получении которого заинтересован
заказчик; при оказании услуг интерес заказчика осуществляется в самой деятельности, а не в результате èе, исполнитель
услуг, как правило, достижение результата не гарантирует, от оказания услуг в праве отказаться и заказчик и исполнитель;
при выполнении работ такое право предоставлено только заказчику с условием полного возмещения убытков. Виды
услуг:
• фактические: перевозка, хранение и т.д.
• юридические – возложение на определенное лицо совершение юридических действий в интересах другого
лица: посреднические договоры, доверительное управление имуществом и т.д.
• финансовые: банковский счёт, банковский вклад и т.д.
Результаты творческой (интеллектуальной) деятельности –произведения науки, литературы, искусства; объекты
промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы); средства индивидуализации
юридического лица, выпускаемой им продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и др.).Использование результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом интеллектуальной
собственности, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Результаты творческой
деятельности нематериальны (для того, чтобы они охранялись правом необходимо, чтобы они были выражены в
объективной форме (книга, чертеж, картина, CD-диск) (зафиксированные в материальной форме данные результаты
становятся вещами (в качестве вещей могут переходить от одного лица к другому), но сам результат творческой
деятельности сохраняется за его создателем).
Поскольку результаты интеллектуального, творческого труда имеют нематериальную природу, к ним
неприменимы многие нормы, относящиеся к вещам (прежде всего, нормы о праве собственности, иных вещных правах
и способах их защиты). В законодательстве для них установлен специальный правовой режим исключительных прав
(интеллектуальной собственности). Подробное регулирование дает законодательство об: авторском праве, смежных
правах, патентном праве, праве на фирменное наименование, товарные знаки.
Не всякая информации считается объектом гражданских прав, а только такая, из которой ее обладатель
потенциально может извлечь какую-либо имущественную выгоду, а именно служебная и коммерческая тайна. Такая
информация должна, обладать определенными признаками. Вот они:
1) представлять действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
2) к ней не должно быть свободного доступа на законном основании;
3) обладатель информации должен принимать меры к охране ее конфиденциальности.
30. Нематериальные блага как объекты гражданских прав, их защита.

Нематериальные блага характеризуют социально-правовое положение лица в обществе, они закрепляют и отражают
духовный интерес личности, её индивидуальные свойства, моральные и эстетические качества.
К нематериальным благам относятся жизнь и здоровье, честь и достоинство, доброе имя, индивидуальный образ
гражданина, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, свобода передвижения и выбора места
жительства, имя, право авторства, а также иные нематериальные блага и личные неимущественные права на них, которые
принадлежат гражданину от рождения или в силу закона.
Все нематериальные блага обладают внеэкономической природой, они тесно связаны с личностью, определяют её
уникальность и неповторимость.
Признаки: 1. Нематериальные блага неотделимы от личности гражданина, неразрывной с ней связаны и не могут
отчуждаться в какой-либо форме, их нельзя продать, подарить, обменять, передать по наследству; они не обладают каким-
либо материальным воплощением, а воплощаются только в конкретной личности, при этом часть нематериальных благ
принадлежит гражданину в силу рождения (жизнь, здоровье, достоинство, честь), другая часть — в силу закона (личная
семейная тайна, свобода передвижения).
Деловая репутация — это благоприобретённое нематериальное благо.
2. Все нематериальные блага по своей природе абсолютны и соответственно абсолютными являются личные неимущ-
ные права, кот. возникают по поводу этих нематериальных благ. А это значит, что правоотношения, которые
складываются по поводу нематериальных благ, также являются абсолютными, и обладатель нематериального блага,
право которого было нарушено, может предъявлять требование о защите в суд в отношении любого третьего лица,
которое будет признано нарушителем чужого нематериального блага на момент возникновения искового притязания.
3. Нематериальные блага подлежат бессрочной судебной защите, а это значит, что сроки исковой давности на
соответствующие требования о защите не распространяются.
Нематериальные блага могут быть классифицированы по ряду признаков, к примеру, по основаниям возникновения:
а) блага первого уровня, принадлежащие от рождения (изначально): б) блага второго уровня, принадлежащие в силу
закона, по степени связанности с материальными благам.
Немат-ные блага защищаются как в юрисдикционной, так и неюридискционной форме. Защита осуществляется
посредством применения мер защиты (признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения, и
пресечение противоправных действий, прекращение или изменение правоотношения, неприменение судом гос-ного
(муниципального) акта, противоречащего закону), так и мер ответственности (компенсация морального вреда.
Основанием для защиты чести, достоинства, деловой репутации явл-ся одновременное наличие следующих условий:
1) несоответствие действительности сведений; 2) порочащий характер сведений; 3) факт распространения сведений;
4) распространение сведений третьим лицом.
При заявлении требования о защите чести, достоинства и деловой репутации бремя доказывания распределяется
следующим образом. Пострадавшее лицо должно доказать факт распространения сведений лицом, к которому
предъявлено требование, а также их порочащий характер. В свою очередь лицо, к которому предъявлено требование,
обязано доказать соответствие действительности распространенных сведений . Требование о защите подлежит
удовлетворению, если при доказанности факта распространения сведений конкретным лицом последнее не сможет
доказать их соответствие действительности.
Извинение как способ судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации законодательством не
предусмотрено, поэтому суд не вправе обязывать ответчиков по данной категории дел принести истцам извинения в той
или иной форме. Однако суд вправе утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым стороны по обоюдному
согласию предусмотрели принесение ответчиком извинения в связи с распространением не соответствующих
действительности порочащих сведений в отношении истца, поскольку это не нарушает прав и законных интересов других
лиц и не противоречит закону, который не содержит такого запрета.
Защита изображения гражданина.
Нарушением признается любое использование, в том числе путем обнародования, чужого изображения без согласия
изображенного лица. В случае смерти этого лица такое согласие вправе давать дети или переживший супруг, а при их
отсутствии - родители.
Наряду с этим не считается нарушением использование изображения, которое:
1) осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах (например, изображения
различных политических и общественных деятелей);
2) получено при съемке, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях
(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях) однако при условии, что
такое изображение не является основным объектом использования;
3) получено в результате позирования гражданина за плату. Собственно, речь идет преимущественно о натурщиках и
профессиональных моделях, а также тех лицах, которые позировали в целях извлечения финансовой или иной выгоды, а
не с тем, чтобы получить изображение для личного использования.
Вопрос 31. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридический (фактический)
состав.

Юридические факты – факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные правовые
акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений.
По признаку зависимости от воли субъекта они подразделяются на действия и события.
Юридические Факты - действия: В действиях всегда проявляется воля субъектов (Физ.лицо или Юр.лицо).
По признаку дозволенности законом таких действий бывают правомерные и неправомерные.
Правомерные – это действия, соответствующие требованиям закона, иных НПА и принципов права. В
свою очередь делятся на юридические акты (правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение,
изменение или прекращение ГПО) и юридические поступки (правомерные действия субъектов, с которыми
закон связывает определенные юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель
достижения определенного правового результата).
Юридические акты – а) сделки (волевые действия Ю или ФЛ, направленные на достижение
определенного правового результата); б) административные акты госорганов и ОМСУ (ненормативные и
непосредственно направленные на возникновение ГП и О у конкретного адресата (субъекта)); в) государственная
регистрация ЮД и событий; д) судебные решения, устанавливающие ГП и О.
Юридические поступки – находка потерянной вещи, обнаружение клада, создание произведений
литературы (культуры, искусства).
Неправомерные – это действия, нарушающие предписания законов, иных НПА и принципов права. К их
числу относятся: причинение вреда или ущерба (деликты); нарушение договорных обязательств;
неосновательное обогащение (приобретение или сбережение имущества за счет средств другого лица без
достаточных оснований); злоупотребление правом; действия, совершенные в виде сделок, признанных
недействительными; действия, нарушающие исключительные права авторов произведений науки, литературы, искусства
и др.
Юридические Факты – события: явления реальной действительности, которые происходят независимо от
воли человека (сильное землетрясение, смерть человека и т.д.). События подразделяются на абсолютные и
относительные.
Абсолютные события – такие явления, возникновение и развитие которых не связано с волевой
деятельностью субъектов (стихийные бедствия и другие природные явления).
Относительные события – такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и
проистекают независимо от их воли (смерть убитого).
Близки к относительным событиям такие юридические факты как сроки. Сроки по происхождению зависят от воли
субъектов или законодателя, но течение сроков подчинено объективным законам времени. Сроки играют
самостоятельную и многогранную функцию в механизме ГП регулирования ОО. Они порождают, изменяют или
прекращают ГП и О; порождают ГП последствия.
Возникновение, изменение или прекращение ГПО может быть обусловлено 1 ЮФ или юридическим
составом, т.е. совокупностью юридических фактов. В ЮС могут входить в различных комбинациях действия и
события (возникновение права на страховое возмещение – ЮФ-С (землетрясение) + ЮФ-Д (договор
страхования, заключенный страхователем)). ЮС могут порождать правовые последствия: а) при условии возникновения
их составляющих ЮФ в строгом определенном порядке или наличия их совокупности в нужное время (сложные ЮС –
стать наследником: завещание, открытие наследства, принятие наследства); б) при наличии всех вместе
взятых необходимых ЮФ, независимо от их последовательности (простые ЮС – приостановление срока
исковой давности: нахождение истца или ответчика в составе ВС; переведение ВС на военное положение).
Особую разновидность ЮС представляют собой составы, обязательным элементом которых является такой
ЮФ, как ГР действия или события, т.к. само по себе наличие ЮФ в форме действия или события не вызывают
ГП последствий без ГР.
32. Понятие, виды и значение гражданско-правовых сделок.

Сделками называются действия граждан и юридических лиц, направленные на возникновение,


изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Это юридический факт (а именно, сделка – это
правомерное юр. действие, направленное на создание опред правовых последствий), на основании кот.
изменяются, возникают или прекращаются гражданские права и обязанности.
Признаки сделки:
 Волевой акт, т.е. действия людей
 Правомерные действия
 Сделка специально направлена на возникновение, изменение или прекращение граж-их
правоотн-ий.
 Сделка порождает гражданские отн-я, поскольку именно гражданским законом
определяются те правовые последствия, кот. наступают в результате совершения сделок.

Основание сделки – тот типовой юр-ий результат, который должен быть достигнут исполнением
сделки (приобретение права собственности – основание для купли-продажи). Основание является
обязательным элементом сделки, за исключением случаев, специально указанных в законе.
Классификация сделок по видам производится по различным признакам.
- В зависимости от числа участвующих в сделке сторон сделки бывают односторонними
(доверенность, завещание), двусторонними и многосторонними. В основе – выражение воли какой-либо
стороны. Двух и многосторонняя сделка является договором, кот. делятся на возмездные и безвозмездные.
- По моменту, к кот. приурочивается возникновение сделки, сделки бывают реальными (считаются
совершенными только при условии передачи вещи одним из участников, н-р дог займа) и консенсуальными
(для их совершения достаточно достижения соглашения о совершении сделки, н-р, дог. Купли-продажи).
- По значению основания сделки для ее действительности различают каузальные (материальные) и
абстрактные (вексель, банковская гарантия). Действительность сделки прямо зависит от наличия основания.
Абстрактность сделки означает, что ее действительность не зависит от основания - цели сделки. Из
каузальной сделки видно, какую правовую цель она преследует.
- Сделки бывают срочными и бессрочными (немедленно вступает в силу, момент вступления в силу и
момент прекращения не оговаривается).
- В зависимости от определённости обстоятельства, от которого зависит возникновение или
прекращения прав и обязанностей сторон различают обычные и условные сделки. В тех случаях, когда
возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению события, относительно которого
неизвестно, наступит оно или нет, сделки называют условными. Сделка считается совершённой под
отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от
наступления условия, то есть прав и обязанность возникают не с момента совершения сделки, а с момента
наступления условия, возникновение прав и обязанностей откладывается до наступления условия. При
отменительном условии права и обязанности сторон возникают с момента совершения сделки, но
прекращаются с момента наступления условия.
В обычной сделке возникновение или прекращение прав и обязанностей определяется наступлением
обстоятельства, относительно которого точно известно, что оно наступит в будущем.
- Выделяют также фидуциарные сделки, кот. имеют доверительный характер (поручение, комиссия,
передача имущества в доверительное управление). Изменение характера взаимоотн-ий сторон, утрата их
доверительного характера могут привести к прекращению отн-ий в одностороннем порядке.
- По наличию встречного предоставления: возмездной (обязанности одной стороны совершить
определённые действия соответствует встречная обязанность другой стороны), безвозмездной (сделка, в
которой имущественное предоставление (передача имущества, выполнение работы, оказание услуги)
производится только одной стороной без получения имущественного возмещения от другой стороны.)
У33. Условия действительности сделок.

Условия действительности сделок - это требования, предъявляемые к сделкам с точки зрения их


субъектов, субъективной стороны, содержания и формы.
Субъекты сделок – любые субъекты гражданских правоотношений, обладающие качеством
дееспособности. Т.о. граждане должны быть дееспособны (полностью, либо частично – что сказывается на
возможности совершения ими тех или иных сделок), гражданин-ИП должен оформить свой статус
посредством гос. регистрации, организации должны быть юр. лицами, а юридические лица, обладающие
специальной правоспособностью - могут совершать сделки только в пределах своей правоспособности.
Субъективная сторона – выражается в единстве воли и волеизъявления. Волеизъявление должно
отражать подлинную волю участников. Недействительны сделки, совершенные под влиянием заблуждения,
имеющего существенное значение, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя
одной стороны с другой или стечения тяжких обстоятельств - поскольку совершенная сделка не соответствует
подлинной воле (желанию) участников. По этому же основанию недействительны мнимые и притворные
сделки (ст. 170 ГК), а так же сделки, совершенные гражданами, не способными понимать значение своих
действий или руководить ими, хотя бы они и не были лишены дееспособности (ст. 177 ГК).
Содержание сделки – это совокупность составляющих её условий. Для действительности сделки, её
содержание должно соответствовать требованиям закона и иных правовых актов. Противоречие содержания
сделки основам правопорядка и нравственности также может считаться основанием недействительности
сделки (ст. 169 ГК). Недействительность сделок может быть вызвана включением в них условий, прямо
запрещенных правовыми нормами либо противоречащих им.
Форма сделки (ст. 158 ГК) – является одним из условий действительности сделок. Законодатель чётко
установил, в зависимости от вида сделки, субъектного состава (физ. либо юр. лица), предмета сделки, сроков
и значимости сделок по сумме, ту соответствующую форму, в которой сделка должна быть совершена: устная,
письменная (простая или нотариальная), необходима ли государственная регистрация. Т.о. сделка признаётся
действительной при соблюдении ряда условий: а) ее содержание и правовые последствия не противоречат
закону и иным правовым актам; б) она совершена дееспособным лицом, сделка юридического лица должна
соответствовать его правоспособности; в) волеизъявление лица соответствует его действительной воле, а сама
воля складывается свободно; г) форма сделки соответствует форме, предусмотренной законом для этой
сделки, а в случаях, предусмотренных законом, она подлежит государственной регистрации. Только
соблюдение всех этих условий придаёт сделке качество действительности
3434. Форма сделок. Государственная регистрация сделок.
Форма сделки – это способ, посредством которого выражается воля сторон при совершении сделки. Способ
выражения воли во вне – это и есть форма сделки. Сущ 2 основные формы сделки: устная и письменная, которая в свою
очередь бывает простая и нотариальная.
Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают свою волю словами, например, при встрече, по
телефону и т.д. В отношении данной формы предусмотрено общее правило: сделка, для которой законодательством или
соглашением сторон не предусмотрена письменная форма, может быть совершена устно.
Письменная форма заключается в том, что воля сторон выражается составлением одного документа, подписанного
сторонами в обмене телеграммами, либо письмами и т.п. В ряде случаев письменная форма считается соблюдённой при
наличии сохранной расписки, квитанции, свидетельства, подписанного хранителем, номерного жетона, иного знака,
банковской книжки, сберегательного или депозитного сертификата, ж/д билета, багажной квитанции и т.п.
Письменная сделка должны быть собственноручно подписана лицами, её совершающими, либо с использованием
различных современных способов факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или
иного копирования, электронно-цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи, если это допускается
законами, иными актами или соглашением сторон.
Письменные сделки юридических лиц должны быть подписаны их руководителями и скреплены печатями.
В случаях, когда гражданин, участвующий в сделке, по каким-либо причинам не может её собственноручно подписать
(вследствие болезни или физического недостатка), по его поручению сделка подписывается другим лицом, которое
называется рукоприкладчиком. Подпись рукоприкладчика должна быть засвидетельствована нотариусом, либо иным
должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия с указанием причины, в силу которой лицо,
участвующее в сделке, не смогло само её подписать. Рукоприкладчик не приобретает никаких прав и обязанностей по
сделке и не отвечает за её содержание и исполнение. Рукоприкладчиком должно быть полностью дееспособное лицо.
В простой письменной форме должны совершаться сделки между: 1. Юридическими лицами. 2. Между гражданами
и юридическими лицами. 3. Между гражданами на сумму, превышающую 10 000 рублей.
Например, независимо от суммы сделки в простой письменной форме совершается договор залога, договор
поручительства, совершение доверенности и т.д. Несоблюдение простой письменной формы сделки влечёт
неблагоприятные последствия для её участников: в случае спора они не могут ссылаться на свидетельские показания для
подтверждения факта сделки и её условий, но могут приводить любые другие средства доказывания, все те средства
доказывания, предусмотренные действующим гражданско-процессуальным законодательством. В случае прямого
нарушения письменной формы сделки она признаётся недействительной.
Имеются исключения, в частности, согласно п. 3. статьи 887 несоблюдение простой письменной формы договора
хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи сданной на
хранение и вещи, возвращённой хранителем. Спор относительно иных условий договора хранения подчиняется общим
правилам о несоблюдении простой письменной формы сделки. В случаях, прямо предусмотренных в законе,
несоблюдение простой письменной формы сделки влечёт её недействительность.
Нотариальное удостоверение сделок осуществляется нотариусом или иным лицом, уполномоченным совершать
нотариальные действия. Нотариальное удостоверение сделок обязательно в 2 случаях:
1. Если это прямо установлено законом (на сегодня закон предъявляет требования по нотариальным удостоверениям
в частности к доверенностям на совершение сделок, требующих нотариальной формы, передоверие, договор залога
недвижимости – ипотека, договор ренты, завещание, брачный договор и некоторые другие).
2. Если это предусмотрено соглашением сторон, хотя по закону для данного вида сделок это не требовалось.
Несоблюдение нотариальной формы сделки влечёт её ничтожность. Если одна из сторон полностью или частично
исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона частично уклоняется от удостоверения
сделки, суд по требованию исполнившей сделку стороны признает сделку действительной. В этом случае последующее
удостоверение не требуется, кроме того, сторона, не обосновано уклоняющаяся от нотариального удостоверения сделки,
обязана возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой заключения сделки.
Некоторые сделки, подлежащие заключению в письменной форме, могут так же подлежать государственной
регистрации. Не является требованием государственной регистрации требование к её форме. Скорее всего, это особое
требование, предъявляемое к порядку заключения сделки. Если законом предусмотрена государственная регистрация
сделки, соответствующие правовые последствия наступят только после такой регистрации. Сделка, предусматривающая
изменения условий государственной сделки, так же подлежит государственной регистрации. При уклонении одной из
сторон сделки от её государственной регистрации суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о
государственной регистрации сделки. Основанием для государственной регистрации в этом случае будет судебное
решение. Уклоняющаяся от государственной регистрации сторона обязана возместить другой стороне убытки за
задержку заключения сделки.
Воля в сделке может быть выражена молчанием. При этом действует презумпция: «Молчание не считается согласием
на совершение сделки, за исключением случаев, предусмотренных законом». Например, при отсутствии заявления от
одной из сторон о завершении договора доверительного управления имуществом по окончании срока его действия он
считается продлённым на срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором (смотри абзац 2 пункта 2
статьи 1016 ГК). Относительно сделок, которые могут быть заключены устно, предусмотрен специальный механизм их
совершения, так называемы конклюдентные действия, т.е. такое поведение лица, из которого усматривается воля на
совершение сделки. Например, вручение обычного подарка человеком, пришедшим на день рождение.
35. Недействительность сделки. Виды недействительных сделок.

Недействительной признаётся сделка, несоответствующая требованиям закона.


Недействительность сделки может быть следствием того, что её содержание не соответствует закону, её форма не
соответствует установленным требованиям, имеется порок в её субъектом составе, имеется порок воли.
Недействительные сделки могут быть ничтожными и оспоримыми.
Недействительная сделка является таковой с момента её совершения. При этом недействительной может быть не
только сделка в целом, но и её часть, так называемая частичная недействительность. Например, завещание, в котором
нарушено право на обязательную долю будет признано недействительным частично. Недействительность части сделки
не влечёт недействительности прочих её частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без
включений в неё недействительной части. Если же недействительная часть затрагивает сделку в целом, последняя должна
быть признана недействительной.
Недействительная сделка не порождает никаких правовых последствий, кроме тех, которые связаны с её
недействительностью.
Имущественные последствия недействительной сделки подразделяются на основные и дополнительные.
К основным последствиям недействительности сделки относятся двусторонняя реституция, односторонняя
реституция, а так же изъятие имущества обеих сторон в доход имущества РФ. Двусторонняя реституция (восстановление
прежнего состояния) сводится к тому, что каждая из сторон недействительной сделки передаёт другой всё приобретённое
по этой сделки в натуре. А если это невозможно (услуги, выполненная работа, пользование имуществом и т.д.) –
возмещает стоимость полученного. Суть односторонней реституции состоит в том, что лишь одна из сторон
недействительной сделки восстанавливается в прежнее положение. К другой стороне применяется санкция, а именно: всё
переданное ею по сделке или то, что должно быть передано, обращается в доход РФ. Например, одностороння реституция
применяется к сделкам с пороком воли, кроме сделок, заключённых под влиянием заблуждения, к ним применяется
двусторонняя реституция; сделки, совершённые с целью противным основам правопорядка или нравственности (при
наличии умысла лишь у одной из сторон сделки). Применение односторонней реституции ограничивается случаями,
когда одна из сторон сделки умышленно нарушила закон, вследствие чего и подвергается карательной санкции, а
невиновная сторона возвращается в первоначальное положение. Изъятие имущества у обеих сторон в пользу РФ
применяется к сделкам, заключенным с целью противным основам правопорядка или нравственности при наличии
умысла обеих сторон.
Дополнительные имущественные последствия недействительности сделки применяются только в случаях,
прямо предусмотренных законом, и состоят в обязанности возместить убытки, причинённые фактом совершения и
исполнения сделки. Например, в соответствии с пунктом 1 статьи 171 ГК при совершении сделки с
гражданином,признанным недееспособным, другая сторона обязана возместить такому гражданину реальный ущерб,
если она знала или должна была знать о недееспособности гражданина. Аналогичные дополнительные последствия п. 6
ст. 178, п. 4 ст. 179 и некоторые другие. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки, если их
применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.
Срок исковой давности по требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о
признании такой сделки недействительной – 3 года. Течение этого срока наступает со дня исполнения такой ничтожной
сделки, а в случае, когда иск предъявлен лицом, не являющимся стороной сделки, когда это лицо узнало или должно было
узнать об исполнении сделки. Но, во всяком случае, не может превышать 10 лет со дня исполнения сделки.
Срок исковой давности для признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий её
недействительности составляет 1 год, и начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которого была
совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать о других обстоятельствах, которые являлись
основанием для признания сделки недействительной.
Вопрос 36 Порядок признания сделки недействительной. Правовые последовательности недействительности
сделок. Понятие реституция.

Недействительными являются сделки, не соответствующие требованиям закона и иных НПА, а также сделки,
имеющие порок в каком-либо одном или нескольких своих элементах.
Несоответствие сделок требованиям закона и иных нормативных правовых актов (ст. 168 ГК) — это общее
основание недействительности сделок.
Следует заметить, что по смыслу ст. 168 ГК все недействительные сделки являются ничтожными, а оспоримыми
только те, что прямо предусмотрены законом.
Независимо от того, является ли сделка ничтожной или оспоримой, и та и другая становятся предметом
судебного разбирательства для решения вопроса не только об объявлении недействительной оспоримой сделки, но и о
применении последствий недействительности к оспоримой и ничтожной сделке (в случае исполнения последней). Обра-
щение в суд может быть осуществлено в пределах срока исковой давности.
Оспоримая сделка может быть признана судом недействительной и к ней могут быть применены последствия ее
недействительности в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах,
являющихся основанием недействительности сделки. Для сделок, совершенных под влиянием насилия или угрозы, срок
давности исчисляется со дня, когда прекратилось действие насилия или угрозы (п. 2 ст. 181 ГК).
Для предъявления требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки срок исковой
давности равен 10 годам и исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. При отсутствии исполнения
ничтожной сделки срок давности не исчисляется.
Иски о применении последствий недействительности ничтожной сделки могут быть предъявлены любым
заинтересованным лицом (п. 2 ст. 166 ГК). Заинтересованность лица должна выражаться в соответствующем
материально-правовом интересе, который наличествует в деле, если истец требует защиты своего конкретного
субъективного права или охраняемых законом интересов.
Возврат сторон в первоначальное положение называется двусторонней реституцией. В случае невозможности
возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом,
выполненной работе или предоставленной услуге) обязанная сторона возмещает его стоимость в деньгах (если иные
последствия недействительности сделки не предусмотрены законом) (ст. 167 ГК).
Такие последствия, в частности, установлены главой 60 «Обязательства вследствие неосновательного
обогащения».
37 Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, способы. Пределы осуществления гражданских прав.
Злоупотребление правом

Осуществление права — это поведение лица в отношении принадлежащего ему права, т.е. совершение
определенных действий и поступков или воздержание от них. Осуществление права выражается в выборе поведения по
усмотрению лица. Каждое лицо вправе как осуществить принадлежащие ему гражданские права, так и отказаться от их
осуществления. Поскольку осуществление гражданских прав происходит по свободно сформированной и свободно
выраженной воле носителя этих прав, то и отказ от осуществления гражданских прав должен быть основан на свободном
волеизъявлении их обладателя.
Под принципами осуществления прав и исполнения обязанностей понимаются закрепленные в нормах
гражданского права руководящие положения, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе
осуществления ими гражданских прав и исполнения обязанностей. В данных принципах получают отражение
политическая, экономическая сущность и социальное назначение осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей.
Принцип законности. В соответствии с ним субъекты должны соблюдать законодательно установленный порядок
осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей и использовать при этом допускаемые
способы и средства.
Принцип разумности и добросовестности. Данный принцип формулируется через указание на то, что в случаях,
когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права субъектами разумно и
добросовестно, разумность действий и добросовестность субъектов предполагается (ст. 10 ГК). Без опровержения данной
презумпции в установленном законом порядке нельзя требовать возложения на субъектов каких-либо неблагоприятных
правовых последствий: возмещения убытков; взыскания неустойки; истребования имущества как недобросовестно
приобретенного и т.п.
Принцип солидарности интересов и делового сотрудничества. В соответствии с ним, во-первых, осуществление
гражданских прав управомоченным субъектом не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц
(п. 3 ст. 209 ГК); во-вторых, субъекты, осуществляя гражданские права и исполняя обязанности, должны всячески
содействовать друг другу с целью достижения интересующего их результата; в-третьих, если в результате виновных
действий обязанных лиц у управомоченных субъектов, могут возникнуть убытки, то управомоченные субъекты должны
предпринимать меры, предотвращающие возможность возникновения убытков или уменьшающие их.
Способами осуществления гражданских прав являются: признание права; восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признание оспоримой сделки недействительной и применение Последствий ее недействительности, применение
последствий недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления; самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение
убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или изменение правоотношения;
неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иные
способы, предусмотренные законом.
Пределы осуществления гражданских прав: 1. не допускаются действия граждан и юр. лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также
иное злоупотребление правом.. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а
также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения этих требований суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите
принадлежащего ему права. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того,
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников
гражданских правоотношений предполагаются.
Злоупотребление правом. Обходом закона и осуществлением гражданских прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу злоупотребление правом не ограничивается. Так, к злоупотреблению правом, судебная
практика часто относит действия направленные на воспрепятствование осуществление другим лицом его законного прав .
Таким образом, в соответствии со ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом может быть квалифицированно любое заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав.
В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью,
то суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает
лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные
законом.. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать
возмещения причиненных этим убытков.
38 Понятие, формы и способы защиты гражданских прав

Под защитой гражданских прав понимается юридически закрепленная возможность управомоченного лица
использовать предусмотренные законом меры для восстановления нарушенного или оспариваемого субъективного права.
Право на защиту включает как собственные положительные дей¬ствия управомоченного лица, так и действия
государственных органов, к которым оно вправе обратиться за содействием.
Предметом защиты выступает не только субъективное право, но и законные интересы, т. е. интересы, которые
субъективными правами не опосредуются и существуют самостоятельно (требование о защите чести и достоинства, о
признании сделки недействительной, о признании права, об установлении факта, имеющего юридическое значение, о
признании обоснованной жалобы и др.).
Под формой защиты понимается внешнее выражение мер, применяемых субъектом по защите своих субъективных
прав и охраняемых законом интересов. Различают две основные формы защиты — юрисдикционную и
неюрисдикционную.
Юрисдикционная форма защиты — это действия уполномоченных на то государственных органов,
урегулированные процессуальными нормами.
Особенности названных действий :
• применяются только компетентными государственными органами;
• содержание, условия и порядок применения конкретных дей¬ствий прямо определены законом;
• действия государственных органов всегда ведут к возникновению юридических последствий.
Неюрисдикционная форма защиты — это действия, которые совершаются гражданами и организациями
самостоятельно, без обращения за помощью к государственным органам. К таким действиям можно отнести меры:
а) самозащиты;
б) оперативного воздействия
Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми дозволенными законодательством способами.
При этом в науке гражданского права общепринято разграничение фактических и юридических способов.
Примерный перечень способов защиты гражданских прав указан в ст. 12 ГК. Она предписывает, что защита
гражданских прав осуществляется путем:
- признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения;
- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения
последствий недействительности ничтожной сделки;
- признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
- самозащиты права;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- прекращения или изменения правоотношения;
- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
- иными способами, предусмотренными законом.
Содержание указанных и иных способов защиты и порядок их применения конкретизируются в нормах
действующего законодательства, а также в договорных соглашениях в случаях, разрешенных законом.
39 Представительство: понятие, виды, основания возникновения. Особенности коммерческого представительства

Представительство – сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица


(представляемого) в силу его полномочия, основанного на доверенности, указании закона или акте уполномоченного
государственного органа или органа местного самоуправления (создает, изменяет и прекращает гражданские права и
обязанности представляемого).
Основание представительства – юридические факты (волеизъявление представляемого, выраженное в доверенности
или в договоре; акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления; юридический факт,
указанный в законе).
Виды представительства в зависимости от оснований возникновения:
1). Законное представительство - основано на прямом предписании закона (законные представители малолетних
– родители, усыновители, опекуны). Представительство, основанное на актах гос-ных органов или органов МСУ
(обязывает граждан или юр-х лиц действовать в качестве представителей). Полномочие представителя может явствовать
из обстановки, в которой действует представитель (продавец в магазине, кассир). Третьи лица должны знать о
полномочиях контрагентов, действующих от чужого имени (вправе требовать от представителя или представляемого
письменные и иные доказательства того, что представитель является надлежаще уполномоченным лицом).
2) добровольное представительство – представительство, осуществляемое в соответствии с волеизъявлением
представляемого (н-р, адвокат-поверенный представительствует на основании договора с конкретным лицом и ордера).
Доказательством наличия полномочий у добровольного представительства является наличие у
представителя доверенности.
Разновидностью добровольного представительства является коммерческое представительство. Это новый
институт в российском праве, его особенностью является то, что это лицо постоянно и самостоятельно
представительствует от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской
деятельности, причем допускается одновременное представительство разных сторон по одной и той же сделке.
Институт этот возмездный. Форма заключения договора должна быть письменной. Коммерческий представитель
обязан выполнять поручения и сохранять в тайне сведения, ставшие известными ему в процессе совершения торговых
сделок как во время исполнения поручения, так и после его исполнения.
Как правило, коммерческие представители совершают от имени предпринимателей сделки в определенной области,
в которой они обладают более квалифицированными знаниями, специальной информацией, деловыми связями и т. д.
Кроме того, заключение сделок отдельных категорий или в отношении определенного имущества возможно только
лицами, обладающими особым статусом либо имеющими лицензию на осуществление подобных действий.
К коммерческим представителям могут быть отнесены брокерские фирмы и независимые брокеры, имеющие статус
участников биржевой торговли и обладающие правом совершать сделки на товарных биржах, в том числе в чужих
интересах (ст. 10 закона о биржах). Коммерческим представительством признается также и брокерская деятельность
профессиональных участников рынка ценных бумаг. К числу коммерческих представителей относятся страховые
агенты – физические или юридические лица, действующие от имени и по поручению страховщика.
40.Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства
перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ). Из ст. 185 ГК РФ следует, что доверенность должна быть составлена в простой
письменной форме. На совершение ряда сделок требуется обязательное нотариальное удостоверение доверенности..
Закон устанавливает исчерпывающий перечень случаев удостоверения доверенностей на совершение действий от имени
граждан не только нотариальным органом, но и организацией, в которой доверитель работает или учится, управлением
дома, в котором он зарегистрирован, или администрацией стационарного лечебного учреждения, где он находится на
излечении. Специально оговаривается форма доверенности от имени военнослужащих.
Доверенность может выдаваться как непосредственно гр-нину, так и юридическому лицу. Однако полномочия
юридического лица, указанные в доверенности, должны ограничиваться рамками специальной правоспособности. В
противном случае доверенность признается недействительной (ст. 168 ГК РФ).
Доверенность от имени гос-ной или иной орг-ции может не оформляться нотариально и выдается за подписью
руководителя или лиц, уполномоченных на это уставом (положением), с приложением печати.
Закон устанавливает особый порядок оформления доверенности на получение или выдачу денег и других
имущественных ценностей от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной
собственности. Она должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации (п. 5 ст. 185 ГК
РФ).
Доверенность может быть выдана (несколькими представляемыми одному представителю и одним представляемым
нескольким представителям) (если во втором случае представители наделены одинаковым объемом полномочий, и в
отношениях с третьим лицом такие представители одновременно делают противоречащие друг другу волеизъявления,
третье лицо должно обратиться непосредственно к представляемому).
Виды доверенностей с т. зрения объема переданных полномочий:
1) генеральная (выдается для совершения широкого круга разнообразных сделок и иных юридических действий,
связанных со всем объемом деятельности представляемого);
2) специальная (предназначена для совершения однородных сделок и определенных юр. действий);
3) разовая (уполномочивает представителя совершить конкретную сделку или иное юридическое действие).
Срок действия доверенности не может превышать 3 лет (выданная на больший срок, действует в течение 3 лет)
(срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на
основании которой она выдана).
Отсутствие срока в доверенности не влечет утрату ее юридической силы (действует 1 год) (доверенность, не
содержащая указания на дату совершения – ничтожная) (исключение – нотариально удостоверенная доверенность,
предназначенная для совершения действий за границей – если в ней не указан срок действия, она сохраняет силу до
отмены ее лицом, выдавшим ее).
Передоверие (осуществляется путем выдачи представителем новой доверенности лицу, наделенному
представительскими функциями) (возможно только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено доверенностью или
когда представитель вынужден к передоверию силой обстоятельств для охраны интересов представляемого) (круг лиц,
которые могут быть наделены полномочиями в порядке передоверия, может быть ограничен).
Основания прекращения доверенности (исчерпывающий перечень) (ст.188 ГК) (истечение срока доверенности;
отмена доверенности представляемым; отказ от доверенности представителя; прекращение юридического лица
(действующего в качестве представляемого или представителя); смерть (признание недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим) представляемого или представителя) (с прекращением доверенности
теряет силу передоверие).
Гарантии, обеспечивающие интересы субъектов представительства на случай прекращения доверенности
(представляемый, отменивший доверенность, обязан известить об этом представителя и третье лицо, для
представительства перед которым выдана доверенность (представитель обязан немедленно вернуть доверенность))
(правовые последствия прекращения доверенности наступают в момент, когда представитель узнал об этом) (прав и
обязанности, возникшие до этого момента, сохраняют значение для представляемого в отношении третьего лица).
Отмена доверенности и отказ от нее – односторонние сделки (не требуют согласия соответственно представителя
или представляемого) (отказ от этих прав ничтожен).
Юридическую силу имеет лишь подлинник доверенности (но не ее копии, в том числе удостоверенные
нотариально) (отсутствие у представителя подлинника доверенности создает неопровержимую презумпцию отмены
доверенности и последовавшего вслед за тем возврата ее представляемому).
41.Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве
Срок – момент или отрезок времени, в течение которого должны реализовываться права и выполняться возложенные
обязанности, с которым гражд закон-во связывает определенные правовые последствия. Виды сроков:
1) по субъекту установления:
а) законные (предусмотренные законом или иными НА);
б) договорные (устанавливаются соглашением сторон) (возврат имущества, выполнение работ);
в) судебные (предусматриваются решением суда для совершения определенных действий) (произведение расчетов,
передача имущества);
2) по характеру определенности:
А) императивные (точно определены законом и не м.б. изменены по соглашению сторон) (сроки исковой давности);
и диспозитивные (установлены законом, но м.б. изменены соглашением сторон) (определяют пределы самостоятельности
участников ГПО);
б) абсолютно-определенные (момент наступления точно обозначен); относительно-определенные (менее точны, но
связаны с конкретным промежутком времени); неопределенные (подразумевают определенные рамки совершения
действий, хотя таковых не установлено);
б) общие (установленные для всех и определяем конкретным промежутком времени); и специальные (распространяются
только на отношения, применительно к которым они установлены) (сроки для предъявления претензий и исков
потребителей к изготовителям);
3) по правовым последствиям:
а) правопорождающие (их наступление влечет возникновение ГПО);
б) правоизменяющие (их наступление влечет изменение гражданских прав и обязанностей);
в) правопрекращающие (их наступление влечет прекращение ГПО);)
4) По содержанию регулируемых отношений:
А) Срок осуществления гражданских прав – это время, в течение которого управомоченное лицо вправе самостоятельно
совершать какие-либо действия по реализации своего субъективного права или требовать совершения определенных
действий от обязанного лица. Делятся на:
- сроки осуществления субъективного права –сроки действия этого права во времени
- сроки прекращения субъективного права – устанавливают временные рамки осущ. Субъектом своего права
С истечением срока прекращения субъективного права субъект право прекращается и осуществить его невозможно.
Б) Сроки защиты гр прав – сроки исковой давности (их истечение, не прекращая существования самого субъективного
права, прекращает возможность его защиты в суде); претензионные (в течение которых управомоченное лицо до
обращения в суд предъявляет претензию к обязанному лицу о добровольном восстановлении нарушенного права) (только
при отклонении претензии или неполучении ответа в течение установленного срока можно предъявить иск)и
гарантийные.
Правила исчисления сроков:
• моментом начала исчисления срока является следующий день после календарной даты, определяющей его начало (если
договор подписан 1 сентября, то начинает действовать 2 сентября)
• окончание срока определяется соответствующим числом соответствующего месяца, соответствующего года срока.
• в тех случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока является первый
следующий за ним рабочий день
• порядок совершения действий в последний день срока: общее правило – действие можно совершить до 24:00 последнего
дня срока; если исполнение производится в последний день срока организацией, то срок истекает в момент окончания
рабочего дня.
42 Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей
Срок осуществления гражданских прав — это время, в течение которого управомоченное лицо вправе (а иногда
и обязано) само совершать какие-либо действия по реализации своего субъективного права либо потребовать совершения
определенных действий от обязанного лица. Главное назначение этих сроков состоит в обеспечении управомоченному
лицу реальной возможности использовать принадлежащее ему субъективное право для удовлетворения своих интересов.
Эти сроки в свою очередь делятся на сроки существования и сроки прекращения субъективного права.
Под сроками существования субъективного права понимаются сроки действия самого права во времени. Эти
сроки определяют период времени, в течение которого сохраняется субъективное право и оно может быть реализовано.
Сроки прекращения субъективного права называются пресекательными, или преклюзивными сроками. Они
представляют управомоченному лицу строго определенное время для реализации ненарушенного субъективного права
под угрозой его полного прекращения вследствие неосуществления или ненадлежащего осуществления в установленные
сроки.
В отличие от сроков защиты прав, пресекательные сроки распространяются на ненарушенные субъективные
права, они определяют продолжительность существования этих ненарушенных прав с момента их возникновения и до
истечения установленных сроков.
Пресекательные сроки обычно являются в то же время сроками существования субъективного права, с той лишь
разницей, что по истечении пресекательного срока субъективное право прекращается и осуществить его невозможно.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей — это сроки, в течение которых лицо должно совершить
действия, составляющие содержание его обязанности. Наступление срока исполнения обязанности в то же время служит
началом срока осуществления права для другой стороны. Для сроков исполнения обязанностей, особенно при длящихся
правоотношениях (поставка, контрактация, капитальное строительство и др.), характерно то, что, наряду с общими
сроками, устанавливаются частные сроки.
Общими называются конечные сроки, частными — сроки, конкретизирующие общие сроки. Частные сроки
применяются там, где они допускаются законом или договором.
43. Исковая давность: понятия и виды сроков
Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (в течение этого срока лицо вправе
получить от суда принудительную защиту нарушенного права).
Значение исковой давности (устанавливается для защиты нарушенного субъективного права) (стабилизация
взаимоотношений участников и стимулирование их активности в надлежащем осуществлении принадлежащих им прав
и исполнении обязанностей; устранение неопределенностей в отношениях путем конкретизации субъективных прав и
обязанностей).
Виды сроков исковой давности:
1) Общий (3 года) (ст.196 ГК) (распространяется на все требования и на всех субъектов ГП, за исключением тех, для
кого законом предусмотрены специальные сроки, и тех, к кому сроки исковой давности не применяются вообще).
2) Специальные (могут быть сокращенными и удлиненными):
а) трехмесячный (для предъявления требований о нарушении продавцом права преимущественной покупки);
б) шестимесячный (по искам чекодателя ко всем обязанным лицам);
в) годичный (по искам о ненадлежащем качестве работы; по искам, вытекающим из договора перевозки груза);
г) двухгодичный (по искам о недостатках проданного товара; по требованиям, связанным с имущественным
страхованием);
д) пятилетний (по искам о недостатках работ по строительному подряду);
е) шестилетний (по искам о возмещении ущерба от загрязнения с судов нефтью);
ж) десятилетний (по требованиям о недостатках работы по договору бытового подряда; о возмещении ущерба в связи
с морской перевозкой опасных и вредных веществ).
Сроки исковой давности – императивные сроки (устанавливаются исключительно на основании закона) (порядок их
исчисления, изменения, сокращения или удлинения не может быть изменен по соглашению сторон).
Применение исковой давности – дело сторон спорного правоотношения (право на судебную защиту участников
субъективных гражданских прав осуществляется путем обращения в суд).
Право на иск:
а) в материальном смысле (обеспеченная законом возможность заинтересованного лица обратиться в суд с
требованием о рассмотрении материально-правового спора с ответчиком) (два правомочия – право на предъявление иска
и право на удовлетворение иска) (с истечением срока исковой давности утрачивается возможность принудительного
осуществления субъективного права);
б) в процессуальном смысле (право на подачу искового заявления (право требовать от суда рассмотрения спора по
нормам гражданского процессуального законодательства)) (с истечением срока исковой давности не погашается).
Суд применяет исковую давность только по заявлению стороны в споре (это может быть сделано на любой стадии
процесса до вынесения решения суда первой инстанции) (если заявления не последовало, суд не рассматривает вопрос о
том, пропущен ли срок исковой давности по предъявленному требованию) (суду не предоставлено право по своей
инициативе применять нормы права об исковой давности).
Перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменения (срока исковой давности, порядка его исчисления).
Пропуск установленного законом срока исковой давности может являться основанием для отказа в удовлетворении
иска (но не в принятии искового заявления).
Срок исковой давности не является пресекательным (с его истечением прекращается только право на судебную
защиту) (это не касается самого субъективного права).
44. Исковая давность: Начало течения, перерыв, восстановление срока, приостановление течения срока исковой
давности.

Начало течения срока исковой давности:


1) Течение срока исковой давности начинается со дня когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права (у потерпевшего появляется право на иск в материальном и процессуальном смысле).
Объективный момент (нарушение субъективного права); субъективный момент (когда управомоченный узнал или
должен был узнать, что его право нарушено) (эти моменты не всегда совпадают).
2) По обязательствам с установленным конкретным сроком исполнения течение исковой давности начинается с
наступлением срока исполнения (кредитору становится известно, что обязательство должно быть исполнено и что
исполнение не последовало).
3) В случаях, когда обязательство не предусматривает срок исполнения и не содержит условий, позволяющих его
определить обязательство должно быть исполнено в разумный срок (с истечением названного срока должник обязан его
исполнить в 7-дневный срок со дня, когда кредитор предъявил требование об исполнении; если истек этот срок, а
обязательство не исполнено, начинает течь срок исковой давности).
4) Обязательственные отношения, исполнение которых производится по частям (требования возникают по месяцам,
кварталам, периодам) (сроки исковой давности применяются по каждому требованию отдельно).
5) Регрессные обязательства (течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства).
6) Истечение конечного срока исковой давности определяется по правилам, установленным для исчисления сроков
вообще.
7) Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (это правило
применяется независимо от оснований перемены лиц в обязательстве как при универсальном (наследование,
реорганизация), так и при сингулярном (уступка требования, перевод долга) правопреемстве).
По общему правилу исковая давность течет непрерывно, и лицо, право которого нарушено, может обратиться за его
защитой в течение всего давностного срока. Однако закон учитывает, что иногда истец по не зависящим от него
обстоятельствам лишен возможности вовремя предъявить иск. Для таких случаев предусмотрена возможность
приостановления давностного срока.
Приостановление исковой давности означает, что с момента возникновения обстоятельств, точно определенных
законом, течение давностного срока останавливается на все время их существования. После прекращения действия этих
обстоятельств исковая давность продолжает течь. Т.о., при приостановлении в давностный срок не засчитывается тот
период времени, в течение которого имеют место определенные, предусмотренные законом обстоятельства.
Основания приостановления срока исковой давности:
1. Непреодолимая сила. Чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Например,
землетрясение, наводнение, военные действия, эпидемии, забастовки и т.д.
2. Нахождение истца или ответчика в составе вооружённых сил, переведённых на военное положение. Отсюда
важный вывод – призыв гражданина в мирное время на действительную службу в армии не служит основанием
для приостановления течения срока давности.
3. Мораторий, т.е. установленная на основе закона Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств с
позиции гражданского права.
4. Приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующие отношения.
5. Отдельным случаем приостановления течения срока исковой давности является оставление судом иска без
рассмотрения. В этом случае течение исковой давности, начавшееся до предъявления иска в суд, продолжается в общем
порядке.
Все указанные обстоятельства приобретают силу, если они возникли и продолжают сущ. в последние 6 мес. срока
исковой давности, если срок равен или меньше 6 месяцев – в течение всего этого срока) (после отпадения обстоятельств
оставшийся срок удлиняется до 6 месяцев, если срок меньше 6 месяцев – до срока исковой давности) (ст.202 ГК).
Перерыв исковой давности отличается от приостановления течения срока исковой давности именно тем, что после
перерыва течение исковой давности начинается снова, а время, истекшее до перерыва, не зачитывается, как это имеет
место при приостановлении исковой давности (ст. 203 ГК РФ).
Основания перерыва срока исковой давности:
1) предъявление иска в установленном порядке (с соблюдением всех правил о подведомственности и подсудности, об
оформлении и оплате пошлины, принятии мер досудебного урегулирования);
2) совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (уплата части долга или процентов
по нему; просьба об отсрочке; исполнение обязательств; заявление о зачете встречного требования).
Восстановление течения срока исковой давности возможно исключительных случаях, когда суд признает
уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца.
Восстановление срока исковой давности не означает его возобновления на новый срок. Восстановление пропущенного
срока исковой давности допускается при наличии следующих обстоятельств: 1) только в исключительных случаях;2)
только по решению суда;3) причина пропуска срока исковой давности должна быть признана судом уважительной;4)
восстановить срок исковой давности можно только в отношении граждан (только тогда, когда уважительные
обстоятельства связаны с личностью истца); 5) заявления юридических лиц, а также граждан-предпринимателей о
восстановлении сроков исковой давности не могут быть удовлетворены; 6) причины пропуска могут быть признаны
уважительными (если имели место в последние 6 месяцев срока исковой давности, а если срок равен или меньше 6
месяцев – в течение срока исковой давности). (ст .205 ГК)
45. понятие, признаки и виды вещных прав

Вещным правом является абсолютное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность
непосредственного господства над вещью и отстранения от нее всех других лиц, защищаемое специальными гражданско-
правовыми исками .

Вещные права характеризуются следующими признаками:


- непосредственным отношением лица к вещи;
- абсолютным характером;
- объектами являются только индивидуально-определенные вещи;
- защитой с помощью особых вещно-правовых исков.
Абсолютный характер вещных прав, проявляется в том, что все без исключения третьи лица обязаны не
препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи и не воздействовать на вещь без его разрешения.
Следовательно, третьи лица должны быть четко осведомлены о видах и содержании вещных прав. Именно этим
обстоятельством объясняется необходимость исчерпывающего определения в законе перечня вещных прав и их
содержания.
Виды вещных прав определены в законе следующим образом:
- право собственности - наиболее широкое по объему правомочий вещное право, предоставляющее
управомоченному лицу максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества;
- ограниченные вещные права (ст. 216 ГК РФ) связаны с использованием чужих земельных участков и других
объектов недвижимости, в силу чего подлежат государственной регистрации. К числу таких прав относятся сервитут,
пожизненное наследуемое владение, постоянное пользование;
- ограниченные вещные права, оформляющие имущественную обособленность государственных и муниципальных
унитарных предприятий, казенных предприятий и учреждений - юридических лиц, не являющихся собственниками
закрепленного за ними имущества. Имущество за названными юридическими лицами закрепляется собственником на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Виды вещных прав


46. Понятие и содержание права собственности
Термин «право собственности» понимается в двух значениях: право собственности в объективном
смысле и право собственности в субъективном смысле. Право собственности в объективном смысле —
совокупность правовых норм, регул-щих отн-я собственности. Право собственности в субъективном смысле
– юридически обеспеченная возможность лица осуществлять правомочия (ст. 209 ГК) - собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п.1), он вправе по своему
усмотрению (п.2) совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
других лиц.
 Владение – юридически обеспеченная возможность удержания имущества в сфере своего
хозяйственного господства.
 Пользование – юридически обеспеченная возможность извлечения из имущества его полезных
свойств.
 Распоряжение – юридически обеспеченная возможность определения юридической судьбы
имущества.
Право собственности – абсолютное правоотношение, обязанными лицами в нем выступают все лица,
помимо собственника, на них возлагается юридическая обязанность воздерживаться от любых действий,
препятствующих собственнику владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по
своему усмотрению.
По общему правилу (ст.210 ГК), собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Объектом субъективного права собственности (который иногда именуют просто "собственностью")
всегда является вещь.
В ст.128 ГК говорится об объектах интеллектуальной собственности (результатах интеллектуальной
деятельности человека), однако право собственности как вещное право в собственном смысле этого слова не
применяется к таким объектам, кот. не являются вещами. Право собственности и право интеллектуальной
собственности – абсолютно различные правовые понятия, поэтому само название указанного правового
института "интеллектуальная собственность" представляется некорректным.
Формы собственности (ч.2 ст.8 Конституции):
1. Частная (граждан и юридических лиц).
2. Государственная (РФ и субъектов РФ).
3. Муниципальная (городов, поселков, других муниципальных образований).
В скобках приведены виды собственности, в пределах каждой из форм (ст.212 ГК).
Если один объект принадлежит нескольким субъектам, то независимо от того, какую форму
собственности они представляют, возникает общая собственность.
Общая собственность не образует ни самостоятельной формы собственности, ни отдельного вида
собственности.
47 вопрос. Формы собственности по действующему российскому законодательству.
В соответствии с ч.2. ст.8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются защищёнными равным
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Поэтому имущество может
находиться в собственности граждан и юридических лиц, государства, субъектов РФ, муниципальных
образований, т.е. всех субъектов гражданского права. Различие в субъектном составе этих форм определяет
виды права собственности.
Частная собственность юридически оформляется в виде права собственности граждан и юридических лиц,
государственная – в виде права собственности Российской Федерации (федеральная собственность) и права
собственности республик, краёв, автономных округов(собственность субъектов РФ), муниципальная – в виде
права собственности города, района, сельского поселения и иного муниципального образования.
Субъектами права частной собственности выступают:
-физические лица
-граждане
-иностранные граждане
-лица без гражданства
-юридические лица: коммерческие и некоммерческие организации
Субъектами права публичной (государственной и муниципальной) собственности выступают:
-Российская Федерация
- Субъекты РФ в отношении государственной собственности
-муниципальные образования в отношении муниципальной собственности.

ГК РФ определяет особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество,


владение, пользование и распоряжение им в зависимости от того, в собственности каких субъектов
гражданского права находится данное имущество.
Граждане и юридические лица обладают правом иметь в частной собственности любое имущество, за
исключением отдельных его видов (государственной, муниципальной собственности).
Государственная собственность в России — имущество, принадлежащее на праве собственности
Российской Федерации (федеральная собственность и имущество, принадлежащее на праве собственности
субъектам РФ: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области,
автономным округам (собственность субъектов РФ)).
Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо
муниципальных образований — государственная собственность.
Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованиям — муниципальная собственность. Права всех собственников
защищаются равным образом.
Частная, государственная, муниципальная собственность — это формы собственности,
предусмотренные Конституцией и ГК, но они не являются исчерпывающими. Так, в Законе РФ «Об основах
федеральной жилищной политики» жилищный фонд подразделяется на частный, государственный,
муниципальный, общественный и коллективный.
48. Приобретение права собственности. Переход права собственности к приобретателю по договору.
В основе приобретения права собственности лежат различные юридические факты (основания, способы
приобретения права собственности)
Основания приобретения права собственности подразделяются на:
-первоначальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь.
-производные, т.е. при которых право собственности возникает по воле предшествующего собственника.
Первоначальные способы приобретения права собственности – это:
1.Создание новой вещи. Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
2. Переработка. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь,
изготовленную лицом путём переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником
материалов.
3. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей в случаях, когда в соответствии с законом,
общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем на определённой
территории допускается сбор ягод, добыча рыбы и других водных биологических ресурсов, сбор или добыча
других общедоступных вещей и животных. Право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо,
осуществляющее их сбор или добычу.
4.Самовольная постройка. По общему правилу, лицо, осуществившее самовольную постройку, не
приобретает на неё право собственности. Право собственности на самовольную постройку может быть
признано судом, а в предусмотренных законом случаях – в ином установленном законом порядке, за лицом, в
собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого
находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право
собственности на постройку, возмещает осуществившему её лицу расходы на постройку в размере,
определённом судом.
5.Право собственности на бесхозяйные вещи (брошенные вещи, находка, безнадзорные животные)
6. Клад, т.е. зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник
которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица,
которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица,
обнаружившего клад, в равных долях, соглашением между ними не установлено иное.
7. Приобретательная давность.
К производным способам приобретения права собственности относится приобретение права:
1. По договорам. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об
отчуждении этого имущества.
2. По наследству. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество
переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
3. В результате реорганизации. В случае реорганизации юридического лица право собственности на
принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам –правопреемникам реорганизованного
юридического лица.
Передачей признаётся вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки
приобретателю вещей, отчуждённых без обязательства доставки. Вещь считается вручённой приобретателю с
момента е фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица.
49. Прекращение права собственности.
Все многочисленные случаи прекращения права собственности подразделяются в гл. 15 ГК на две группы: во-первых,
прекращение права собственности по воле самого собственника и близкие к этому иные случаи (п. 1 ст. 235) и, во-вторых,
принудительное изъятие имущества у собственника, которое допускается только при наличии прямого указания в законе
(п. 2 ст. 235).
1. Прекращение права собственности по воле собственника. К этой группе оснований прекращения права
собственности относятся отчуждение собственником его имущества другим лицам (происходит в силу заключенного
им договора и одновременно влечет возникновение права собственности у приобретателя), отказ собственника от права
собственности (возможен в различных формах: а) бесхозяйные вещи, кот. должны приниматься на учет органом,
осуществляющим регистрацию прав на недвижимость, и в дальнейшем могут быть признаны судом объектом права
муниципальной собственности или возвращены первоначальному собственнику б) вещи, брошенные или иным образом
оставленные собственником с целью отказаться от права собственности на них. При незначительности их стоимости (до
5 МРОТ) они переходят в собственность владельца земельного участка, на котором обнаружены, а при большей
стоимости их правовую судьбу определяет суд; в) прямое объявление собственником об отказе или совершение им
действий, определенно свидетельствующих о таком намерении), гибель или уничтожение имущества (в силу
естественных причин (износ, использование), и в результате воздействия внешних факторов (разного рода стихийные
явления) - прекращение существования регистрируемого недвижимого имущества, об этом должна быть сделана запись
в соответствующем государственном реестре).
2. Принудительное изъятие собственности. ст. 35 Конституции РФ, -никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
В ГК следующие основания принудительного прекращения права собственности:
а) обращение взыскания на собственность должника по его обязательствам, которое производится при наличии
решения суда (ст. 237) и осуществляется по правилам исполнительного производства;
б) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239), которое производится за
плату, определяемую при возникновении спора судом;
в) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей и домашних животных (ст. 240, 241) с возмещением их
стоимости;
г) реквизиция (ст. 242) и конфискация (ст. 243) имущества.
3. Реквизиция используется государством при наступлении обстоятельств чрезвычайного характера (стихийных
бедствий, эпидемий, эпизоотий и т.д.) и представляет собой изъятие имущества у собственника по решению
государственного органа в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества).
4. Конфискация определяется в п. 1 ст. 243 ГК как предусматриваемое законом безвозмездное изъятие имущества у
собственника по решению суда в виде санкции за совершенное преступление или иное правонарушение. Обычно
конфискация - это последствие уголовного преступления. Согласно п. 2 ст. 243 ГК в случаях, предусмотренных законом,
конфискация может быть произведена в адм-вном порядке с правом обжалования такого решения в суде.
50. Право собственности граждан.
Право собственности граждан – разновидность частной собственности, в связи с которой граждане могут
владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью по своему усмотрению.
Источники формирования собственности граждан – их собственный труд и независимая
самостоятельная экономическая деятельность.
Виды собственности граждан:
1) собственность, источником которой является собственный труд в качестве наемного рабочего;
2) собственность, источником формирования которой является предпринимательская деятельность,
основанная на собственном труде;
3) собственность, источник формирования которой – привлечение наемного труда. Субъекты: все
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.
Объектом может быть все имущество, кроме имущества, изъятого из гражданского оборота (богатства
континентального шельфа и морской экономической зоны, некоторые виды вооружений и др.). Количество и
стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничивается (кроме случаев,
предусмотренных законом).
Различают общий и специальный режимы.
Общий режим — это правовой режим, одинаковый для всех граждан — субъектов права собственности, не
обремененный ограничениями. Граждане не должны лишь выходить за общие пределы, установленные в п. 1
ст. 10 ГК.
Специальный режим — это правовой режим, предусматривающий выполнение гражданами — субъектами
права собственности определенных правил при осуществлении своих прав.
Круг имущества, на который распространяется специальный режим:
• недвижимое имущество (регистрация прав, правила для приобретения и застройки участка, уплата
налога);
• транспортные средства, оружие, сильнодействующие яды и ряд других движимых вещей,
оборотоспособность которых ограничена (особые правила регистрации, учета, хранения, запрещение
передавать кому-либо без надлежащего разрешения, соблюдение мер безопасности);
• продуктивный и рабочий скот, домашние животные (соблюдение ветеринарных и санитарных правил
их содержания, правил благоустройства населенных пунктов и т. д.);
• ценные бумаги (правила выпуска, обращения).
51. Право собственности юридических лиц.
Собственность юридических лиц относится к частной форме собственности (наличие обособленного
имущества – признак существования юридического лица как субъекта права).Субъекты права собственности
юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных
предприятий, и учреждений, финансируемых собственником) (хозяйственные общества и товарищества,
производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации,
благотворительные и иные фонды, государственные корпорации, ассоциации и союзы, другие организации).
Особенности права собственности юридических лиц:
1) является единственным собственником принадлежащего ему имущества;
2) в его собственности находится имущество, переданное ему в качестве вклада (взноса) его учредителями,
а также имущество произведенное и приобретенное по иным основаниям в процессе деятельности;
3) осуществляет право собственности по своему усмотрению;
4) полномочия собственника юридические лица осуществляют через свои органы;
5) в определении правового режима имущества большую роль играют учредительные документы.
Объект права собственности юридического лица - любое имущество (движимое и недвижимое), за
исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может им принадлежать.
Основания приобретения и прекращения права собственности (основания, предусмотренные ГК с учетом
особенностей, установленных законом).
Основания приобретения и прекращения права собственности юридических лиц:
• гражданско-правовые сделки;
• объединение имущества, а также его выделение и разделение;
• создание имущества в процессе производственной деятельности;
• другие разрешенные законом способы приобретения и прекращения права собственности.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательные права, относятся
хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. Учредители
(участники) этих юр. Лиц не обладают вещными правами на имущество, переданное в качестве вкладов в
уставный капитал юр. лица, и не могут пользоваться вещными способами защиты. К юр. лицам, в отношении
которых их учредители не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации,
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц.
Общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды являются собственниками
приобретённого ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их
учредительными документами. Учредители этих организаций утрачивают право на имущество, переданное
ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой организации её имущество,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в её
учредительных документах. Коммерческие организации распоряжаются имуществом по своему усмотрению,
используют его для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.
52. Право государственной и муниципальной собственности.
Гос-ной собственностью явл-ся имущество, принадлежащее на праве собственности РФ (федеральная
собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам РФ - республикам, краям,
областям, городам федерального значения, Аобл, А округам (собственность субъекта РФ). Земля и другие
природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных
образований, являются государственной собственностью. От имени РФ и субъектов РФ права собственника
осуществляют соответствующие органы государственной власти в пределах их компетенции. Имущество,
находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и
учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с ГК РФ.
1. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на
праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на
праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам
федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта РФ).
2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо
муниципальных образований, являются государственной собственностью.
3. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют
органы и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.
4. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим
Кодексом (статьи 294, 296).
Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской
Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа.
5. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

53. Право общей долевой собственности.


Физ. И юр. лица, публичные образования могут обладать имуществом на праве общей собственности.
Право общей собственности – совокупность правовых норм, регулирующих отношения по принадлежности
составляющего единое целое имущества одновременно нескольким лицам. Право 2-х и более лиц владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имущ-м, составляющ. единое целое.
Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом
предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.
При общей долевой собственности каждый из собственников имеет определённую долю в праве
собственности на общую вещь(1/2, 1/3 и т.д.) Если доли не определены, они признаются равными.
Сособственники осуществляют владение и пользование общим имуществом по взаимному согласию. При
недостижении согласия спор может быть решён судом.
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех
участников. Участник долевой собств-ти вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в
залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при её возмездном отчуждении права
преимущественной покупки доли др. участниками. Продавец доли обязан известить в письм. форме остальных
участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и
других условий, на которых продаёт её. Если остальные участники долевой собственности откажутся от
покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в теч.
месяца, а в праве собственности на движимое имущество – в теч. 10 дн. со дня извещения, продавец вправе
продать свою долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой
др. участник долевой собственности имеет право в течение трёх месяцев требовать в судебном порядке
перевода на него прав и обязанностей покупателя.
Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между её участниками по
соглашению между ними. При этом разница в размере долей может быть компенсирована в денежной сумме.
Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.
При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего
имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке
требовать вдела в натуре своей доли из общего имущества.
Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его
доли в натуре допускается с его согласия. Принудительная выплата, а следовательно, лишение его права
собственности на имущество допускается по решению суда при наличии трёх условий:
-доля собственника незначительна. -не может быть реально выделена.
-дольщик не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.
54. Право общей совместной собственности.

Сущность общей совместной собственности состоит в том, что участники общей совместной собственности
владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им составляющим единое целое имуществом, в
котором доли заранее не определены. Супруги выступают в гражданских правоотношениях с третьими
лицами как единый субъект правоотношений. Например, имущество, которое приобретает один супруг,
становится автоматически собственностью и другого супруга. Определение долей осуществляется при разделе
совместного имущества. Например, если раздел имущества супругов производится в принудительном порядке
судом, то режим общей совместной собственности трансформируется сначала в режим общей долевой, а затем
раздельной собственности. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности,
принадлежащее автору такого результата, не входит в общее имущество супругов. Однако доходы,
полученные от использования такого результата, являются совместной собственностью супругов, если
договором между ними не было предусмотрено иное.
Супруги приобретают равные права на общее имущество независимо от того, на чье имя оно
зарегистрировано, открыт счёт или от чьего имени внесён пай в кооператив. Равные права на общее имущество
имеют не только супруги, которые равным образом или в частности участвовали в приобретении имущества.
Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение
домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного
дохода. Режим общей совместной собственности возникает между супругами, брак которых зарегистрирован
в органах записи актов гражданского состояния. Фактические брачные отношения не порождают режима
общей совместной собственности независимо от срока совместного проживания и ведения совместного
хозяйства.
55. Ограниченные вещные права: общая характеристика.
Право собственности — наиболее широкое по содержанию вещное право. В отличие от него ограниченное вещное
право представляет собой право на чужую вещь, уже присвоенную др. лицом — собственником. Пример данного права -
сервитут — право пользования чужой недвижимой вещью в определенном, строго ограниченном отношении (право
прохода или проезда ч-з чужой земельный участок).
Предоставляемые вещными правами возможности уже, чем правомочия собственника (отсюда и термин —
«ограниченные вещные права»). В российском ГП практически все ограниченные вещные права (за исключением залога
и права удержания) имеют объектом недвижимое имущество (недвижимые вещи).
Характерным признаком ограниченных вещных прав является их сохранение при смене собственника
соответствующего имущества (в том числе в случае его продажи, перехода по наследству и т. д.) - право следования.
Ограниченные вещные права как бы обременяют имущество, т. е. всегда следуют за вещью, а не за собственником. Тем
самым они ограничивают права собственника на его имущество, поскольку он в этом случае обычно лишается
возможности свободного пользования своим имуществом, хотя, как правило, сохраняет возможность распоряжения им.
При прекращении ограниченных вещных прав право собственности «восстанавливается» в первоначальном объеме без
каких-либо дополнительных условий.
Субъекты этих прав могут осуществлять их защиту в судебном порядке от неправомерных посягательств любых лиц,
включая собственника вещи, подавая вещно-правовые иски (ст. 301-305 ГК РФ).
Следующим свойством ограниченных вещных прав является их производность, зависимость от права собственности
как основного вещного права. При отсутствии или прекращении права собственности на вещь невозможно установить
или сохранить на нее ограниченное вещное право (например, в отношении бесхозяйного имущества).
Виды ограниченных вещных прав
1. вещные права некоторых юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника - право
хозяйственного ведения и право оперативного управления.;
2. ограниченные вещные права по использованию чужих земельных участков:
- принадлежащее гражданам право пожизненного наследуемого владения землей (по сути — бессрочной аренды);
- право постоянного (бессрочного) пользования землей, субъектом которого могут быть как граждане, гак и юридические
лица;
- сервитута (сервитутные права), которые могут иметь объектом (обременять в том или ином отношении) не только
земельные участки, но и здания, и сооружения. Водные сервитута в виде прав на забор воды, водопои скота, осущ.
паромных и лодочных переправ ч-з водные объекты по соглашению с их собственниками;
- право застройки чужого земельного участка, принадлежащее субъектам прав пожизненного наследуемого владения или
постоянного пользования. Заключ. в возможности возведения на соответствующем участке зданий, сооружений и других
объектов недвижимости, становящихся при этом собственностью застройщика.
3. права ограниченного пользования иным недвижимым имуществом (гл. образом жилыми помещениями);
4. обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств права залога (залогодержателя) и удержания:
- залоговое право (в случаях, когда его объектом является вещь, а не имущественное право);
- право удержания (ст. 359 ГК РФ).
Объектом этих прав может являться как недвижимое, так и движимое имущество (веши), а в их содержание входит
возможность принудительной реализации соответствующих вещей помимо воли их собственника, т. е. прекращение
самого основного права — права собственности. Указанные обстоятельства не имеют места в отношении других видов
ограниченных вещных прав.

56. Право хозяйственного ведения имуществом, его особенности.


Это право государственного или МУП владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом государства или
муниципального образования в пределах, определённых в соответствии с ГК РФ.
Субъектами этого права являются исключительно государственные и муниципальные унитарные предприятия, за
исключением казённых предприятий.
Предприятие, обладающее имуществом на праве хозяйственного ведения, не вправе продавать принадлежащее ему на
праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без
согласия собственника. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, обладает определёнными
правами, в частности:
-решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и
ликвидации.
-назначает директора(руководителя)предприятия.
-осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию
имущества.
-имеет право на получение части прибыли от использования имущества.
57. Право оперативного управления имуществом, его особенности.

Право оперативного управления – ограниченное вещное право (предоставляет казенному предприятию, учреждению
в отношении закрепленного за ними имущества возможность осуществлять в пределах, установленных законом, права
владения, пользования и распоряжения имуществом (в соответствии с целями своей деятельности, заданиями
собственника и назначением имущества)).
Субъекты права оперативного управления:
1) казенные предприятия: создаются на базе государственной и муниципальной собственности (федеральное казенное
предприятие, казенное предприятие субъекта РФ, муниципальное казенное предприятие);
2) учреждения: могут создаваться субъектами любой формы собственности (государственной, муниципальной,
частной)).
Объекты права оперативного управления:
1) Сами предприятия, как имущественные комплексы; входящее в состав этих комплексов имущество,
предназначенное для деятельности предприятий (здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права
требования, долги, права на обозначение (индивидуализируют предприятие, его продукцию работы, услуги (фирменное
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права)).
2) Денежные средства (выделяются государственным и муниципальным учреждениям из соответствующих
бюджетов (учреждениям, созданным юридическими и физическими лицами – из собственных средств учредителей))
(сосредоточены в фондах, правовой режим которых определяется в специальных актах и положениях о фондах,
утверждаемых самими субъектами права оперативного управления) (расходуются в соответствии со сметами,
утверждаемыми собственниками или органами, уполномоченными управлять их имуществом).
Содержание права оперативного управления:
1) Казенное предприятие, учреждение в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют права
владения, пользования, распоряжения (в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника и назначением имущества).
2) Собственник (определяет в учредительных документах цель деятельности создаваемого казенного предприятия,
учреждения, назначение передаваемого ему имущества; дает указания, касающиеся управления закрепленным за ними
имуществом; единолично решает вопрос о распределении доходов казенного предприятия).
3) Собственник не имеет права (изымать имущество, закрепленное за казенным предприятием, учреждением)
(исключение – излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению имущество (собственник может изъять его и
распорядиться им по своему усмотрению)).
4) Ограничения права субъекта оперативного управления распоряжаться закрепленным за ним имуществом:
а) Казенное предприятие может самостоятельно решать только вопросы реализации произведенной продукции
(работ, услуг) при условии, что иное не установлено нормативными актами (в остальных случаях отчуждение,
распоряжение закрепленным за ним имуществом возможно только с согласия собственника этого имущества) (уставом
могут быть предусмотрены виды и размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия
собственника имущества).
б) Учреждение (вообще не вправе отчуждать, иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете) (денежными средствами, полученными от
собственника в порядке финансирования, учреждение вправе распоряжаться, расходуя их в строгом соответствии со
сметой, утверждаемой собственником) (право учреждения на имущество, приобретенное на доходы, полученные от
хозяйственной деятельности, близко праву хозяйственного ведения).
5) Казенное предприятие, учреждение несут самостоятельную ответственность по своим обязательствам (казенное
предприятие отвечает по долгам всем своим имуществом, учреждение – только в пределах находящихся в его
распоряжении денежных средств).
6) Собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия в случае недостатка
имущества у казенного предприятия (субсидиарная ответственность собственника по долгам учреждения наступает в
случае недостаточности денежных средств у учреждения для погашения долгов).
Момент возникновения права оперативного управления: момент передачи ему имущества собственником, если иное
не установлено законом, другими правовыми актами или решением собственника) (передача осуществляется после
принятия собственником решения о закреплении за казенным предприятием, учреждением имущества в оперативное
управление).
Прекращение права оперативного управления: по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством и
иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях, если имущество, закрепленное за
казенным предприятием, учреждением, оказалось излишним, не используется или используется не по назначению).
58. Право собственности и иные вещные права на земельные участки.
Право собственности на землю. Как любой объект гражданского права земельный участок является оборотоспособным, то есть
может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства или иным способом.
Собственник земельного участка имеет право продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться иным
образом. Таким образом, собственник земельного участка обладает всей триадой правомочий по владению, пользовании и
распоряжению земельным участком.
Законодатель устанавливает ограничение и в использовании земель целевого назначения путем установления запрета
использования такого рода земель не по назначению. В ГК РФ прямо называются в качестве земель целевого использования земли
сельскохозяйственного назначения, остальные - как земли иного целевого назначения.
Собственник земельного участка имеет право использовать все, что находиться на этом участке над ним и под ним в пределах
установленных границ. Однако законодатель, одновременно накладывает ограничение, указывая, что использование возможно при
условии, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства иными законами и не нарушает
прав других лиц.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения не имеет ничего
общего с правомочием владения как элемента содержания права собственности. Оно представляет собой самостоятельное вещное
право на землю. По своему положению право пожизненного наследуемого владения можно отнести к правовому титулу реформенного
переходного периода. Оно стало компромиссом между сторонниками и противниками права частной собственности на землю.
С даты вступления в силу Земельного кодекса РФ (30 октября 2001 г.) уже не допускается предоставление земельных участков
на праве пожизненного наследуемого владения.
Гражданин, обладающим правом пожизненного наследуемого владения, имеет право владеть и пользоваться земельным участком
в соответствии с его целевым назначением. Это право передается по наследству. Владелец земельн. участка вправе возводить на нем
здания, сооружения, создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности, если из условий пользования
земельным участком, установленных законом не вытекает др..
Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом владении, не допускается, за исключением случая
перехода права на земельный участок по наследству.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно:органам государственной
власти и органам местного самоуправления;государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным,
автономным);казенным предприятиям;центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших
исполнение своих полномочий.
Основанием возникновения этого права являются решения гос-ного или муницип-го органа, уполномоченного предоставлять
земельн. участки в такое пользование. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются.
Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, вправе, если иное не предусмотрено
законом, самостоятельно использовать участок в целях, для которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке
зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, сооружения, иное недвижимое имущество, созданные этим лицом для
себя, являются его собственностью
Лица, кот. земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, не вправе распоряжаться такими земельн.
участками, за исключ. случаев заключения соглашения об установлении сервитута и передачи земель. участка в безвозмездное
пользование гражданину в виде служебного надела в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Право пользования земельным участком собственником недвижимости. Собственник здания, сооружения или иной
недвижимости, находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право пользования предоставленным таким
лицом под эту недвижимость земельным участком. Переход права собственности на земельный участок не является основанием
прекращения или изменения принадлежащего собственнику недвижимости права пользования этим участком. Собственник
недвижимости, находящейся на чужом земельном участке, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться этой недвижимостью
по своему усмотрению, в том числе сносить соответствующие здания и сооружения, постольку, поскольку это не противоречит
условиям пользования данным участком, установленным законом или договором. При переходе права собственности на
недвижимость, находящуюся на чужом земельн. участке, к др. лицу оно приобретает право пользования соответствующим зем-м
участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Сервитуты относятся к вещным правам лиц, не
являющихся собственниками. Земельный сервитут представляет собой право пользования чужим земельным участком, установленное
дог-м или решением суда в интересах собственника, кот. не может б. обеспечено иначе. Сер-витут может б. установлен в пользу лиц
владеющих зем-м участком на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования и иных
лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В кач. объекта сервитута выступает соседний зем-ный участок, а владельцем сервитута (сервитуарием) явл-ся собственник,
землепользователь или землевладелец зем-го участка граничащего с соседним обслуживающим участком.
Выдел. след. виды сервитутов: а) для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок; б) для строительства,
реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов (трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения), не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием; в) для
других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Сервитут устанавливается путем заключения сторонами соглашения, в котором описываются все условия сервитута, и подлежит
регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. Сервитут предполагается платным, то есть
собственник участка, обремененного сервитутом, может требовать соразмерную плату за пользование его участком. В случае
недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом.
По общему правилу в случае перехода к другому лицу прав на земельный участок, который обременен сервитутом, этот сервитут
сохраняется. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо
способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования которого сервитут
установлен.
Сервитут может быть прекращен как по соглашению сторон, так и по требованию собственника участка, в отношении которого
установлен сервитут. Прекращение сервитута возможно при условии, что отпали основания его установления, например, проложена
другая дорога и нет необходимости прохода через земельный участок обремененный сервитутом. Другим случаем прекращения
сервитута является невозможность использования земельного участка, из-за обременения сервитутом, по назначению. Но в этом случае
прекращение сервитута возможно только в судебном порядке.
59. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.

В отношении жилых помещений в полной мере подлежат применению общие положения о праве собственности на
указанные объекты. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему
жилым помещением в соответствии с его назначением.
Использование жилого помещения является целевым: а) для проживания собственника и членов его семьи; б) для
проживания иных лиц с разрешения собственника на основании договора аренды, найма и т.п.
Производственная деятельность или размещение производственных объектов не соответствуют указанному
целевому назначению, а соответственно запрещены законом. При случае размещения в жилом помещении
производственных или иных объектов оно подлежит переводу в нежилое в соответствии с установленным порядком.
Квартира как объект права собственности.
Право собственности на квартиру в многоквартирном доме реализуется в общем порядке, предусмотренном для
жилых помещений. Особенностью его реализации является одновременное приобретение права общей долевой
собственности на общее имущество дома.
Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме.
Право собственности на общее имущество многоквартирного дома определяется в долях применительно к
собственности каждого из владельцев жилых квартир. Право собственности на общее имущество неразрывно связано с
правом собственности на квартиру и не может быть отчуждено, кроме случаев передачи его новому владельцу жилого
помещения, одновременно с переходом права собственности на квартиру. Право собственности на квартиру в
многоквартирном доме не может переходить к иному лицу без одновременной передачи аналогичного права и на долю в
общей собственности на имущество данного дома, равно как и право собственности на общее имущество в
многоквартирном доме не может быть отчуждено без одновременного отчуждения права на квартиру
Права членов семьи собственников жилого помещения.
Права членов семьи собственника жилого помещения, если они не являются сособственниками данного помещения,
характеризуются ограниченным объемом правомочий - пользоваться, т.е. проживать в данном помещении. Переход права
собственности к 3-му лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи
прежнего собственника. Членам семьи собственника жилого помещения предоставлено также и право требовать
устранения нарушений их прав на жилое помещения от любых лиц, в том числе и со стороны собственника помещения.
60. Защита права собственности и других вещных прав.

Защита права собственности и других вещных прав представляет собой совокупность юридических средств,
применяемых в связи с их нарушениями либо возникновением реальной угрозы таких нарушений, направленных на
восстановление прав и законных интересов их обладателей.
Юридические способы защиты права собственности и иных вещных прав в гражданском праве можно условно
разделить на 3 группы.
1 группа – вещно-правовые способы защиты права собственности как абсолютного вещного права, которые
применяются в целях восстановления у собственника правомочия владения принадлежащей ему вещью, устранения
препятствий в осуществлении правомочий пользования и распоряжения, а также для устранения сомнения в наличии
самого права собственности. К вещно-правовым способам защиты субъективного права собственности относятся:
- Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (Виндикационный иск - это иск невладеющего
собственника к владеющему несобственнику о возврате имущества из чужого незаконного владения. Направлен на
защиту права владения имуществом);
- Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (Негаторный иск - это иск к лицу, которое
нарушает право пользования или распоряжения, принадлежащее собственнику имущества.);
Иск о признании права собственности - представляет собой требование собственника имущества о подтверждении
факта принадлежности ему права собственности на спорное имущество, не связанное с истребованием этого имущества,
либо устранением препятствий в осуществлении правомочий владения и пользования, не связанных с лишением
владения.
2 группа – обязательственно-правовые способы защиты права собственности. Их особенность заключается в том,
что правопритязания собственника, чьи права нарушены, не основаны на праве собственности. Кроме того, они могут не
только восстанавливать нарушенное право, но и в случае утраты права собственности в силу уничтожения вещи
обеспечивать защиту имущественных интересов собственника через компенсацию причиненного вреда. К
обязательственно-правовым способам защиты субъективного права собственности относятся:
- Иск о возврате вещей, предоставленных во владение и пользование по договорам аренды, найма;
- Иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества;
- Иски о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров;
- Иск о возмещении вреда, причиненного имуществу собственника и т.п.
Данные способы защиты рассматриваются в рамках изучения отдельных видов гражданско-правовых обязательств.
3 группа – способы, которые не вошли в первые две группы и содержатся в отдельных институтах гражданского
права. В эту группу входят нормы о признании сделок недействительным, о защите имущественных прав лиц,
признанных безвестно отсутствующими или объявленными умершими в случае их явки, а также защита законных
интересов собственника при прекращении права собственности помимо его воли по основаниям, предусмотренным
законом: национализация, реквизиция, изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд и др.

61. Понятие, система и значение обязательственного права.

Обязательственное право в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения по передаче имущества, выполнению работ,
оказания услуг, возмещению вреда, возврату неосновательного обогащения, а также вытекающих из публичного
обещания награды, публичных конкурсов и проведения игр и пари.
Обязательственное правоотношение является относительным. В противоположность правоотношениям
абсолютным, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных лиц (всякий и каждый),
обязательственное правоотношение устанавливается между строго определенными лицами и не затрагивает прочих.
Обязательство не создает обязанностей для третьих лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.
В отличие от правоотношений вещных, в которых интерес управомоченного лица удовлетворяется посредством его
собственных действий, в обязательственном правоотношении интерес кредитора удовлетворяется за счет действий
должника. Кредитор обладает по отношению к должнику правом требования совершить определенные действия или
воздержаться от совершения определенных действий для удовлетворения интереса кредитора.
Обязательственное право можно поделить на общую часть и особенную часть. Общую часть обязательственного
права составляют нормы, которые являются общими правилами для любых обязательств, так как все они обладают рядом
общих признаков (главы 21-29 раздела 3 ГК РФ (часть первая). В то же время с учетом специфики разновидностей
обязательств действует масса специальных правил, составляющих в совокупности особенную часть обязательственного
права (главы 30-60 раздела 4 ГК РФ (часть вторая).
Если вещные правоотношения отражают статику имущественных отношений (закрепленность имущества за
определенными субъектами), то с помощью обязательственных правоотношений в основном опосредуется динамика -
перемещение имущества от одних лиц к другим.
62. Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-правовых обязательств.
Обязательство представляет собой относительное гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательство всегда возникает в целях исполнения и тем самым прекращения, т.е. оно непременно обладает
срочным характером. Содержание обязательства образуют принадлежащее кредитору субъективное право (право
требования) и лежащая на должнике обязанность (долг). Осуществление обязательств обеспечивается мерами
государственного принуждения в форме санкций (неблагоприятных для лица правовых последствий, наступающих в
случае совершения правонарушения).
В большинстве случаев обязанность должника сводится к совершению активных («положительных») действий -
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу и т.п. Однако уже в самом определении обязательства
подчеркивается принципиальная возможность существования «отрицательных» обязательств, где обязанность должника
состоит в воздержании от определенного действия.
В силу обязательства активный субъект приобретает право на действие со стороны пассивного субъекта. При
неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательства кредитор имеет возможность использовать способы защиты
лишь по отношению к неисправному должнику, но ни к третьим лицам. Так, неисполнение обяз-ва передать
определенную вещь не дает кредитору право требовать отобрания этой вещи от третьего лица, кот. она уже передана.
Основным источником обязательств служит гражданско-правовой договор. Обязательство может возникнуть как на
основании предусмотренного законом или иными правовыми актами (поименованного) договора, так и на основании
договора непоименованного. Возможным основанием возникновения обязательственных отношений может явиться и
смешанный договор, т.е. такой, в котором сочетаются элементы различных договоров.
Административные акты в настоящее время все реже служат основаниями возникновения обязательств. Как
правило, они входят в юр. составы, на основании которых возникают обязательства, связанные с владением,
пользованием или распоряжение государственным либо муниципальным имуществом, например, предоставление
малоимущим гражданам жилых помещений по договорам социального найма (в этом примере необходимо принятие
решения органа местного самоуправления о предоставлении жилого помещения, которое является обязательным
основанием для заключения договора социального найма).
Поступки также могут служить основаниями возникновения обязательств: правомерные действия в чужом интересе
без поручения, например, по спасанию чужого имущества от последствий стихийных бедствий; неправомерные действия:
а) деликты – действия, причиняющие вред гражданину или юр. лицу, на основании которых вред, причинённый личности
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юр. лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред; б) неосновательное обогащение – лицо, которое таким образом приобрело или сберегло
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно
приобретенное или сбереженное имущество.

63. Виды гражданско-правовых обязательств.


Все обязательства могут быть классифицированы по различным критериям, имеющим как нормообразующее, так и
практическое значение.
В зависимости от специфики долга: а) обязанность должника совершить определенное действие («положительное»
обязательство) или б) воздержаться от такового («отрицательное» обязательство).
В зависимости от характера распределения прав и обязанностей сторон:
1. Односторонние (односторонне-обязывающие) – у одной стороны имеются лишь права, а другая наделена лишь
обязанностями, например, договор займа: обязанность заемщика возвратить полученные родовые вещи (деньги)
займодавцу и право займодавца потребовать возврата вещей (денег).
2. Взаимные (двусторонне-обязывающие) – у одной стороны имеются права и обязанности, корреспондирующие
обязанностям и правам другой стороны, например, договор купли-продажи: обязанность продавца передать вещь (товар)
в собственность покупателю и обязанность покупателя принять этот товар и уплатить за него определенную денежную
сумму (цену).
В зависимости от источника возникновения:
1. Договорные – возникающие на основании различных гражданско-правовых договоров.
2. Внедоговорные, возникающие из фактов причинения вреда, неосновательного обогащения, публичного обещания
награды, публичного конкурса, действий в чужом интересе без поручения.
Юридическое значение придается также делению обязательств на основные и дополнительные (акцессорные).
Последние не могут существовать самостоятельно, в отрыве от основных, и следуют судьбе основных. Поэтому
прекращение основного обязательства (полное или частичное) прекращает в соответствующей части дополнительное
обязательство, например, кредитное (основное) обязательство, обеспеченное обязательством поручительства
(дополнительным). Признание недействительным основного обязательства влечет недействительность и
обеспечительного (дополнительного). Но обратная зависимость исключена.
По юридическому значению личности сторон:
1. Обязательства, в которых личность сторон не имеет существенного значения– например, обязательства,
вытекающие из договоров купли-продажи, аренды, подряда, комиссии. Таких обязательств большинство. В них возможна
перемена лиц в порядке правопреемства.
2. Обязательства, личность одной или обеих сторон в которых имеет существенное значение – фидуциарные
(лично-доверительные) обязательства (например, поручения), обязательства из договоров авторского заказа и т.п. В таких
обязательствах исключено правопреемство в отношении прав и обязанностей той стороны, личность которой имеет
существенное значение.
64. Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц.

Стороны обязательства (кредитор и должник) всегда конкретно определены. Управомоченной стороной является
кредитор, наделенный правом требования совершения должником определенного действия или воздержания от
определенного действия. Обязанная сторона – должник. На него в силу обязательства возлагается долг – обязанность
совершить определенное действие или воздержаться от определенного действия. Праву кредитора в обязательстве
корреспондирует обязанность должника.
Третьи лица в обязательстве. В ряде обязательств могут участвовать не только стороны, но и 3-и лица. Обязательство
не может создать обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, но в то же время оно может создавать
для 3-х лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства, например, страхование ответственности за
причинение вреда.
В качестве каждой из сторон обязательства (кредитора или должника) могут участвовать одно или одновременно
несколько лиц. В этом случае речь идет об обязательствах со множественностью лиц.
Если в обязательстве участвует более одного кредитора, то налицо обязательство с активной множественностью, а
если два и более должника – обязательство с пассивной множественностью. Если же множественность (более одного
лица) наблюдается на обеих сторонах, то обязательство будет со смешанной множественностью.
Все обязательства со множественностью лиц могут быть представлены долевой или солидарной разновидностями:
1. Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет
право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку,
поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное, например, иное распределение
долей, соответствующих доле участия того или иного лица в обязательстве.
2. Исключением является солидарная обязанность (при множественности на стороне должника) или солидарное
требование (при множественности на стороне кредитора). Они возможны лишь в случаях прямого закрепления их в
договоре или законе, например, при неделимости предмета обязательства.
Пассивная солидарная множественность предоставляет кредитору право требовать исполнения как от всех
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом, как полностью, так и в части долга. Солидарные
должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. Должник, исполнивший
солидарную обязанность полностью, имеет право регресса требования к остальным должникам в равных долях за
вычетом доли, падающей на него самого.
Активная солидарная множественность предоставляет любому из солидарных кредиторов право предъявить к
должнику требование в полном объеме. Но пока такое требование не преъявлено, напротив, должник наделен правом
исполнения обязательства любому из кредиторов по своему усмотрению. Исполнение обязательства полностью одному
из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. Солидарный кредитор,
получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное
не вытекает из отношений между ними.
65. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права (требования) и перевод долга.

При перемене лиц в обязательстве различаются случаи перехода прав кредитора к другому лицу и перевод долга.
1. Переход прав кредитора к др. лицу возможен а) на основании сделки (уступка требования) и б) в силу закона.
Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах
и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается.
Для перехода к др. лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено з-ном или
дог-м. Если дог-м был предусмотрен запрет уступки, сделка по уступке может б. признана недействительной по иску
должника только в случае, когда доказано, что др. сторона сделки знала или должна была знать об указанном запрете.
Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому
кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому
кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права,
в том числе право на проценты
Переход прав кредитора другому лицу на основании сделки. Сторонами договора уступки требования являются
цедент (первоначальный кредитор) и цессионарий (новый кредитор). В указанном случае цедент заключает договор
цессии (уступки права (требования)) с цессионарием. При этом цессионарий становится новым кредитором, например,
поставщик, за плату, передает коллекторскому агентству право требовать с получателя денежные средства за
поставленную продукцию.
Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна
быть совершена в соответствующей письменной форме. Соглашение об уступке требования по сделке, требующей
государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки,
если иное не установлено законом.
Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за
неисполнение этого требования должником, за исключением случая, если цедент принял на себя поручительство за
должника перед цессионарием.
Переход прав кредитора другому лицу в силу закона. Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу
на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств:
а) в результате универсального правопреемства (наследование, реорганизация юр. лица) в правах кредитора;
б) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если возможность такого перевода предусмотрена
законом. Так, при продаже доли в праве общей собственности с нарушением преимущественного права покупки других
участников долевой собственности любой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев со дня,
когда ему стало известно или должно было стать известно о совершении сделки, требовать в судебном порядке перевода
на него прав и обязанностей покупателя;
в) вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому
обязательству залогодателем. Так к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому
обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель
удовлетворил требование кредитора;
г) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая.
Суброгация представляет собой переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба;
д) в других случаях, предусмотренных законом, например, когда третье лицо, подвергающееся опасности утратить
свое право на имущество должника (право аренды, залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это
имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника.
К отношениям, связанным с переходом прав на основании закона, применяются правила ГК РФ об уступке
требования, если иное не установлено ГК РФ, другими законами или не вытекает из существа отношений.
2. Перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным
должником и новым должником. При осуществлении сторонами предпринимательской деятельности перевод долга
может быть оформлен не только посредством заключения соглашения между первоначальным и новым должником, но
также посредством соглашения между кредитором и новым должником. В случае заключения соглашения между
кредитором и новым должником первоначальный должник может нести как солидарную, так и субсидиарную
ответственность, если только он не будет полностью освобожден кредитором от исполнения обязательства.
Перевод должником своего долга на другое лицо (делегация) допускается лишь с согласия кредитора и при
отсутствии такого согласия является ничтожным.
Кредитор может осуществлять в отношении нового должника все права по обязательству, если иное не
предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства
В отношении формы и государственной регистрации сделок по переводу долга применяются те же правила, которые
предусмотрены для цессии (уступки требования).
Перевод долга в силу закона (действует с 01.07.2014). Долг может перейти с должника на другое лицо по
основаниям, предусмотренным законом.
Так, при реорганизации юридического лица долг может перейти к правопреемнику реорганизованного
юридического лица на основании универсального правопреемства.Кроме того, наследники отвечают по долгам
наследодателя солидарно и в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
По общему правилу, для перехода долга в силу закона не требуется согласие кредитора. Однако иное может быть
установлено законом или вытекать из существа обязательства.
Передача договора (действует с 01.07.2014). Под «передачей договора» понимается передача стороной всех прав
и обязанностей по этому договору другому лицу. К передаче договора в соответствующей части применяются положения
ГК РФ об уступке требования и о переводе долга.
66. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, сроки, место, способы. Валюта денежных обязательств.
Исполнение обязательства – совершение должником определенного действия в пользу кредитора, составляющего
содержание обязательства, либо воздержание от совершения обусловленного обстоятельством действия, которого вправе
требовать кредитор. Обязательство подразумевает его исполнение.
Принципы исполнения обязательств:
1) Общегражданские принципы (все применимы к обязательственному праву, особенно близки принцип свободы
договора, принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип добросовестности и
разумности).
2) Специальные принципы: а) Надлежащее исполнение обязательств (надлежащее – исполнение, соответствующее
всем условиям обязательства) (условия обязательства должны соответствовать требованиям закона, иных правовых
актов, при отсутствии таких требований – обычаям делового оборота).
б) Реальное исполнение обязательств (исполнение обязательства в натуре) (кредитор получает именно те блага, а
должник исполняет именно те действия (воздерживается от их исполнения), которые обусловлены обязательством, не
заменяя их предоставлением иных благ, совершением иных действий, возмещением убытков, уплатой процентов)
Пр-п не действует в случае неисполнения обяз-ва вообще; в случае отказа кредитора от принятия исполнения, которое
вследствие просрочки утратило для него интерес, а также в случае уплаты неустойки, установленной в качестве
отступного.
в) Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий
(императивная норма, только ГК и др. законы могут предусматривать исключения). ИП предоставлено право
предусматривать в договорах, связанных с осуществлением обеими сторонами предпринимательской деятельности,
возможность одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий (если иное
не вытекает из закона или существа обязательства).
В остальных случаях (не указанных в законе) односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее
изменение его условий является гражданским правонарушением (влечет применений мер гражданско-правовой
ответственности).
Субъекты исполнения. В этом элементе надлежащего исполнения выделяют 2 самостоятельных аспекта:
1. Исполнение обязательства надлежащему лицу. В подтверждение принятия исполнения таким лицом должник
вправе потребовать предоставления соответствующих доказательств. Надлежащим лицом явл-ся сам кредитор или иное
лицо, управомоченное кредитором на получение исполнения.
2. Исполнение обязательства надлежащим лицом, т.е. должником, но ему предоставлено право возложить такое
исполнение на 3-е лицо, если из з-на, и иных НПА, условий дог. И др. не вытекает обязанность должника исполнить
обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника 3-м лицом.
Срок исполнения. В ряде обязательств срок исполнения устанавливается, в других – нет. Если обязательство
предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно
быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого
периода.
В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих
определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Критерии, по
которым устанавливается «разумный срок» зависят от особенностей конкретного обязательства.
Если обязательство не будет исполнено в разумный срок или срок исполнения определен моментом востребования,
должник обязан исполнить его в 7-дневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Это
правило действует, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий
обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
По общему правилу, должнику по обязательству, не связанному с осуществлением сторонами предпринимательской
деятельности, предоставлено право исполнить обязательство до срока, если не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа.
Если обязательство связано с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, то досрочное его
исполнение, напротив, допускается только в случаях, когда возможность исполнения обязательства до срока
предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового
оборота или существа обязательства.
Место исполнения может быть установлено федеральным законом, иными правовыми актами или договором. Если
такое определение места отсутствует, то оно может явствовать из обычаев делового оборота или существа обязательства.
Если же и таким образом нельзя его установить, то место исполнения определяется следующим образом:
1. По обяз-ву передать земельн. участок, здание, сооружение или др. недвижимое имущ-во - в месте нахождения
имущества; 2. По обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи
имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; 3. По другим обязательствам предпринимателя передать
товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в
момент возникновения обязательства; 4. По денежному обязательству – в месте жительства кредитора в момент
возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент
возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место
нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет
кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения; 5 По всем другим обязательствам - в месте жительства
должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения.
Способ исполнения. Обязательство должно быть исполнено надлежащим способом, который зависит от лица и вида
обязательства. Общее правило требует исполнения должником обязательства в полном объеме. Потому кредитору
предоставлено право не принимать исполнения обязательства по частям. Возможность частичного исполнения
обязательства может\ быть предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает
из обычаев делового оборота или существа обязательства, например, существо кредитного договора предполагает
погашение обязательства по частям.
В ряде случаев обязательство может быть исполнено должником внесением причитающихся с него денег или ценных
бумаг в депозит нотариуса либо в депозит суда, когда это предусмотрено законом. Такое исполнение обязательства
допускается, если оно не может быть исполнено должником вследствие:
1. Отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно
быть исполнено;
2. Недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
3. Очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности
в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
4. Уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.
Особым способом исполнения обязательства является встречное исполнение. Оно возможно лишь в отношении
двусторонне-обязывающих договорных обязательств.
Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено
исполнением своих обязательств другой стороной. Правила о встречном исполнении применяются только на основании
включенного сторонами в договор условия об этом, например, при включении в договор купли-продажи условия о
предварительной оплате товара.
Валюта денежных обязательств.
Денежные обязательства должны быть выражены в рублях. В денежном обязательстве может быть предусмотрено,
что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных
денежных единицах (экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма
определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если
иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении
расчетов на территории РФ по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом
или в установленном им порядке.
67. Обеспечение исполнения обязательств : сущность и способы

Обеспечение обязательств – установление специальных мер имущественного характера, стимулирующих


надлежащее исполнение обязательства должником (создает доп. гарантии удовлетворения интереса кредитора и наделяет
его доп-ми правами по предупреждению и устранению неблагоприятных последствий неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства) (может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,
поручительством, банковской гарантией, задатком и др. способами, предусмотренными з-ном или дог-м).
Обеспечительное обязательство, как правило, является акцессорным (дополнительным) по отношению к основному
обязательству (недействительность обеспечительного обязательства не влечет недействительности основного,
недействительность основного влечет недействительность обеспечительного, если иное не предусмотрено законом
(банковская гарантия – не акцессорное обязательство (п.2 ст.376 ГК)).
Неустойка. Это определенная законом (законная неустойка) или договором (договорная неустойка) денежная сумма,
кот. должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, н-р при
просрочке исполнения. При взимании неустойки кредиторы не обязаны доказывать причинение им убытков. Формами
неустойки в ГП признаются штраф (обычно устанавливаемый за грубые нарушения обязательств, н-р за поставку
недоброкачественной или некомплектной продукции) и пеня(применяется при длящихся нарушениях – просрочке сдачи
строительного объекта, оплаты аренды имущества и в других подобных случаях).
Залог. В силу залога, возникающего по договору или на основе закона, кредитор по обеспеченному залогом
обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед др. кредиторами лица, кот. принадлежит
это имущество (залогодателя). Исключ - случаи ликвидации юр. лица по решению суда, когда требования залоговых
кредиторов могут быть удовлетворены хотя и за счет имущества должника, но лишь в третью очередь. В случае утраты
или повреждения застрахованного предмета залога залогодержатель также имеет право на преимущественное
удовлетворение своих требований из страхового возмещения. Предметом залога м.б. любое имущество, в т.ч. вещи и
имущ права, кроме имущества, изъятого из оборота, а также требований, неразрывно связанных с личностью кредитора,
в частности требований об алиментах или о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Залоговые операции вправе осущ-ть ломбарды, имеющие лицензию на этот вид пред-кой деятельности. Ломбарды
принимают от граждан в залог движимое имущ-во, предназначенное для личного потребления, в обеспечение
краткосрочных кредитов. Дог-р о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета.
Поручительство. По дог. поручительства поручитель обязывается перед кредитором др. лица отвечать за
исполнение последним его обязательства полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник, по общему правилу, отвечают перед
кредитором солидарно.
Банковская гарантия. В силу банковской гарантии банк, иная кредитная или страховая организация (гарант) дают по
просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром
письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту
вознаграждение. Кроме того, предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в
отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого была выдана гарантия.
Независимая гарантия – может выдаваться банком или иными кредитн орг-ями, а также коммерческими орг-ями. По
независимой гарантии одно лицо (гарант) обязуется по просьбе другого лица (принципала) уплатить третьему лицу
(бенефициару) определенную денежную сумму. Это обеспечительная мера и она не зависит от действительности
основного обязательства. Главное - чтобы по условиям гарантии можно было однозначно установить сумму, подлежащую
уплате на момент исполнения обязательства.
Задаток. Согласно п. 1 ст. 380 ГК задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей др. стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной
форме, в связи с этим задаток одновременно служит и доказательством заключения договора, и средством обеспечения
его исполнения. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. В
противном случае сторона, получившая задаток, возвращает другой стороне двойную сумму задатка.
68. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае
просрочки исполнения (ст. 330 ч. 1 ГК РФ). Возможность взыскания неустойки позволяет кредитору хотя бы частично
возместить те потери, которые он понесет в связи с неисправностью должника.
Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 330 ч. 1 ГК РФ). Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи:
 когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков;
 когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть
взысканы либо неустойка, либо убытки (ст. 394 ч. 1 ГК РФ).
Неустойка обычно предусматривается НА (законная, или нормативная) или дог-ром. Если размер неустойки
установлен НА, он не может б. уменьшен соглашением сторон. Стороны могут повысить размер неустойки в договоре.
В договоре может быть обусловлена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств,
за нарушение которых законом неустойка не определена (например, в тех случаях, когда продукция (товары)
соответствует стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам), но не отвечает повышенным
требованиям к качеству, установленным договором, штраф за поставку такой продукции (товаров) и его размер
предусматриваются в договоре).
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обяз-тва не освобождают должника от
исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 396 ч. 1 ГК РФ).
Неустойка устанавливается в форме штрафа и пени. Штраф - твердо определенная в законе сумма, взыскиваемая с
неисправного должника. Пеня применяется за каждый день просрочки в %-тах к сумме неисполненного обязательства.
Альтернативная неустойка означает, что по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.
Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того,
предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен
соглашением сторон, если законом это не запрещено (ст. 332 ч. 1 ГК РФ).
Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить неустойку (ст. 333 ч. 1 ГК РФ).

69. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды


Залогом признается передача должником материальных ценностей кредитору в обеспечение исполнения основного
обязательства. Так, для получения денежной ссуды в ломбарде в обеспечение возврата ссуды передается в залог та или
иная вещь. Залог применяется при получении ссуды в банке (банковский залог), для обеспечения возврата тары и т. п.
Залогодатель не приобретает права собственности (права оперативного управления) на заложенное имущество, если
обязательство не исполнено должником (например, ссуда не возвращена). При удовлетворении иска кредитора к
должнику взыскание может быть обращено на заложенное имущество; при его реализации кредитор имеет
преимущественное право перед другими кредиторами на удовлетворение своего требования (ст. 334 — 358 ч. 1 ГК РФ).
Предметом залога, в том числе банковского, может быть любое имущество, включая имущественные права.
Заложенное имущество, выбывшее из владения залогодержателя или должника, у которого оно было оставлено, может
быть истребовано залогодержателем. При залоге товаров в обороте они остаются у залогодателя (ст. 357 ч. 1 ГК РФ).
В случае перехода права собственности, права полного хозяйственного ведения или права оперативного управления
на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу залоговое право сохраняет силу.
Залог может быть без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю (ст. 338 ч. 1 ГК РФ).
Законодательство предусматривает два вида залога:
а) с оставлением заложенного имущества у залогодателя:
- ипотека, залог недвижимого имущества,
- товары в обороте,
- твердый залог (оставлением предмета залога у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге);
б) с передачей во владение залогодержателя (заклад).
70. Особенности залога недвижимого имущества (ипотеки)
Ипотека — это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности
должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить
удовлетворение за счет реализации данного имущества.
Ипотекой является также залог уже существующего недвижимого имущества собственника для получения им кредита
или займа, которые будут направлены либо на ремонт или строительство, либо на иные нужды по усмотрению заемщика-
залогодателя. В случае неисполнения основного обязательства, взыскание обращается только на заложенное недвижимое
имущество, а залогодержатель имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований перед другими
кредиторами должника.
Действующим законодательством предусмотрены два вида оснований возникновения ипотеки:
1. Ипотека в силу закона (легальная ипотека) — ипотека, возникающая при наступлении определенных фактов,
указанных в законе, независимо от волеизъявления сторон в отношении возникновения ипотеки, при переходе права
собственности на объект недвижимости от одного лица к другому, точнее при приобретении данного права новым
собственником, но при обязательном наступлении определенных законом фактов.
Ипотека в силу закона возникает в следующих пяти основных и распространенных случаях:
- приобретение жилых домов, квартир, земельных участков с использованием кредитных средств банка или иной
кредитной организации либо средств целевого займа.
- строительство жилых домов, зданий, сооружений или квартир с использованием кредитных средств банка или иной
кредитной организации либо средств целевого займа.
- продажа в кредит.
- рента.
- залог имущественных прав.
2. Ипотека в силу договора (договорная ипотека) — ипотека, возникающая на основании договора об ипотеке (залоге
недвижимости).
Договор об ипотеке не является самостоятельным обязательством, а заключается в обеспечение обязательства по
договору займа, кредитному договору или иному обязательству.
Ипотека в силу закона отличается от ипотеки, возникающей на основании договора, только тем, что первая возникает
в силу прямого указания в законе и регистрируется автоматически вместе с другим договором даже без заявления сторон,
а ипотека в силу договора подлежит регистрации по отдельному заявлению сторон. Поскольку ипотека в силу закона
возникает при целевом кредите на приобретение жилья, при регистрации такой ипотеки меняется собственник объекта
недвижимости, а если быть более точным, то - такая ипотека возникает одновременно с приобретением недвижимости
заёмщиком.
Имущество, которое может быть предметом ипотеки
Имущество, которое может быть предметом ипотеки, определено в статье 5 Закона об ипотеке — недвижимые вещи,
указанные в статье 130 ГК РФ, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
К таким вещам относят: земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в статье 63 Закона об
ипотеке; предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской
деятельности; жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных
комнат; дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания и космические объекты.
Особенности ипотечного кредита
Кредит выдается на длительный срок (до 50 лет). Процентная ставка по ипотечному кредиту ниже, чем по другим
видам кредитов. Заемщик ипотечного кредита должен иметь в наличии так называемый «первоначальный взнос» — часть
стоимости недвижимости, приобретаемой без учета ипотечного кредита (хотя в некоторых банках это условие не
обязательно). Размер первоначального взноса обычно влияет на процентную ставку кредита и варьируется от 0 % до 70
% стоимости ипотечной недвижимости.
Банк выдвигает к заемщику ипотечного кредита ряд специальных требований: о подтверждении дохода, о наличии
непрерывного стажа работы и пр. Обязательными участниками ипотечного кредитования являются страховые и
оценочные компании, которые обеспечивают банку безопасность сделки. Погашение ипотечного кредита осуществляется
обычно равными платежами — аннуитетами.
71. Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения исполнения
обязательств.
Удержание - способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, у которого находится вещь,
подлежащая передаче должнику или третьему лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником
в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с ней издержек и других убытков
удерживать ее, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. В предпринимательских отношениях
удерживанием могут обеспечиваться и др. требования (ст. 353 ГК).
В предпринимательской сфере правом удерживания могут обеспечиваться любые обязательства.
Объектом удержания может быть как движимая, так и недвижимая вещь. Не могут быть удержаны деньги, ЦБ,
результаты интеллектуальной деятельности.
Право удержания возникает на основании: - закона - договора
Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во
владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. Требования кредитора, удерживающего вещь,
удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требовании, обеспеченных
залогом.
Задаток - способ обеспечения исполнения обязательства, при котором денежная сумма, признаваемая задатком,
выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Соглашение о задатке заключается в письменной форме, в противном случае эта сумма считается уплаченной в
качестве аванса, если не доказано иное.
Функции задатка:
• платежная (выдается в счет причитающихся платежей по основному обязательству);
• удостоверчтельная (задаток выдается в подтверждение заключения договора);
• обеспечительная (задаток зачитывается в счет основного обязательства и в этой части гарантирует его исполнение).
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если ответственна
сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка;
• компенсационная (сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с
зачетом суммы задатка, если иное не предусмотрено договором).

72 Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения обязательств


Поручительство как способ обеспечения обязательств — это договор, в силу которого поручитель обязывается
перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства в полном объеме или в
определенной части (ст. 361 ч. 1 ГК РФ).
Договор поручительства заключается между поручителем и кредитором другого лица. Смысл поручительства
состоит в том, что кредитор приобретает дополнительную возможность получить исполнение не только от должника, но
и от поручителя. При недостаточности средств у должника поручитель отвечает перед кредитором, если законом или
договором не предусмотрена солидарная ответственность поручителя и должника.
В новом ГК (ст. 363 ч. 1 ГК РФ) введена солидарная ответственность должника и поручителя, тогда как в прежнем
ГК устанавливалась ответственность субсидиарная.
Поручительство прекращается по истечении срока, а если срок договором не предусмотрен, поручительство
прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения,
обеспеченного поручительством обязательства (ст. 367 ч. 1 ГК РФ).
Банковская гарантия — новый, ранее неизвестный нашему закону способ обеспечения исполнения обязательств,
введенный ст. 368 — 379 ч. 1 ГК РФ. Банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по
просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром
письменного требования о ее уплате (ст. 368 ч. 1 ГК РФ).
Независимая гарантия от договора поручительства отличается следующим:
 гарантия - это обязательство уплатить опред. сумму. Поручитель же отвечает перед кредитором в том же объеме,
как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и др. убытков кредитора,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Даже несмотря на то, что в нез. гарантии
можно указать долг плюс проценты на такую-то дату, ответственность Гаранта определеннее.
 поручитель может спорить с кредитором точно также, как и сам должник. Гарант никаких требований
предъявлять не может. Он молча должен перечислить определенную сумму при предоставлении ему предусмотренных в
гарантии документов. Единственная возможность - взять тайм-аут на 7 дней, чтобы удостовериться, что действительно
имеются все основания для исполнения обязательства. Если требование или приложенные к нему документы не
соответствуют условиям независимой гарантии либо представлены гаранту по окончании срока действия независимой
гарантии, он может отказать бенефициару исполнить обязательство.
73 Основания и способы прекращения гражданско–правовых обязательств

Под прекращением обязательства понимается погашение прав и обязанностей его участников, которые составляют
содержание обязательства. Прекращение обязательств происходит по основаниям, предусмотренным ГК, другими
федеральными законами, иными правовыми актами или договором. Глава 26 ГК содержит открытый перечень оснований
(способов) прекращения обязательств. В число этих оснований входят:
* Стороны своим соглашением вправе прекратить обязательство и определить последствия его прекращения
1) надлежащее исполнение прекращает обязательство. При этом кредитор по требованию должника обязан выдать
ему расписку в получении исполнения либо вернуть долговой документ. Сущность надлежащего исполнения включает
надлежащих кредитора и должника, надлежащее время, предмет, место и способ исполнения;
2) По соглашению сторон обязательство м.б. прекращено предоставлением взамен исполнения отступного - уплатой
ден. средств или передачей иного имущества. Т.о, смысл отступного состоит в наделении должника с согласия кредитора
возможностью заменить первоначальный предмет исполнения другим;
3) Зачетом встречного однородного требования погашается однородное встречное требование, срок кот. наступил (в
случ пред з-ном м.б. и если срок не наступил), либо срок не указан и определ моментом востребования, полностью, если
они равны по р-рам. Однако если же они не равны по своим размерам, то погашаются частично, т. е. одно требование
прекращается, а 2-ое сохраняется в силе только в незачтенной части. Для зачета достаточно заявления одной стороны. Не
допускается зачет требований: а) по которым истек срок исковой давности; б) о возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью; в) о взыскании алиментов; г) о пожизненном содержании; д) в иных случаях, предусм. З-ном или договором;
4) совпадение должника и кредитора в одном лице. (н-р при слиянии или присоединение юр-о лица к др. юр.л)
5) новация, т. е. соглашение сторон о замене первонач-го обязательства др. обяз-вом между теми же лицами, но с
иным предметом или способом исполнения, например соглашение сторон о замене аренды имущества куплей-продажей;
6) прощение долга, т. е. освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает
прав др. лиц в отношении имущества кредитора. Обяз-во считается прекращенным с момента получения должником
уведомления кредитора о прощении долга, если должник в разумный срок не направит кредитору возражений
против прощения долга.
7) невозможность исполнения обязательства, вызванная наступившим после возникновения обстоятельством, за кот.
ни одна из сторон не отвечает. Она м.б. физической, когда перестал существовать (погиб) предмет обязательства, и юр-
кой – в случае запрещения законом того действия (или бездействия), которое составляет содержание обязательства;
8) издание акта государственного органа, делающего исполнение невозможным. Не будет прекращено, если издание
данного акта вызвано неправомерными (без)действиями самого должника.
9) смерть гражданина – должника (кредитора)по обязательствам, неразрывно связанным с его личностью
10) ликвидация юридического лица – должника или кредитора. В этом случае при ликвидации юридического лица
прекращаются его обязательства, если специальным законодательством они не возлагаются на другое юридическое лицо.
74 Правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств:
меры восстановления (защиты) и меры ответственности.
Гражданско-правовые меры защиты это предусмотренные законом санкции, которые применяются в
принудительном порядке или осуществляются добровольно независимо от вины нарушителя в форме восстановления
положения, существовавшего до нарушения, либо пресечения действий, нарушающих право (или создающих угрозу его
нарушения), либо признания субъективного права (или факта) и по содержанию не являются безэквивалентным
имущественным лишением.
В гл.25 принудительные меры являются мерами защиты прав и интересов стороны в обязательстве, потерпевшей от
нарушения обязательства другой стороной. Все эти меры направлены либо на обеспечение исполнения обязательства,
либо на компенсацию имущественных потерь, которые несет потерпевшая сторона. Это меры в пользу потерпевшего,
поэтому и применяются они судом по инициативе, по иску потерпевшей стороны.
Санкции в гл.25 неоднородны. Одни из них, такие как возмещение убытков, взыскание неустойки, явл-ся мерами
гражданско-правовой ответственности. Др., как, н-р, принудительное исполнение основного обязательства, к мерам
ответственности не относятся, и поэтому могут применяться независимо от условий ответственности, н-р, независимо от
вины лица, нарушившего обязательство.
Сторона, потерпевшая от правонарушений, выбирает одну из мер защиты, предусмотренных в гл.25, в зависимости
от того, в чем состояло нарушение обязательства и каковы последствия этого нарушения. Однако эти меры могут
применяться лишь при нарушении ГПО, но не отн-ний, рег. Др. отраслями.
Основанием мер защиты является противоправное поведение лица.
Реализация мер защиты исключается в случае:
1) «Отсутствия» нарушителя (смерть физического или ликвидация юридического лица).
2) Отсутствия противоправного поведения (н-р, неосноват. обогащения или незак-о владения вещью
собственника).
Мерами гражданско-правовой ответственности являются гражданско-правовые санкции - предусмотренные
законом имущественные меры государственно-принудительного характера, применяемые судом к правонарушителю с
целью компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные
имущественные последствия правонарушения.
Классификация гражданско-правовых мер ответственности:
По необходимости предоставления доказательств наличия убытков (вреда) для применения соответствующих
мер они делятся на: 1) меры ответственности, применяемые при предоставлении доказательств наличия убытков (вреда):
взыскание убытков, возмещение имущественного или компенсация морального вреда; и 2) меры ответственности, не
требующие этого: взыскание неустойки или процентов по статье 395 ГК.
По возможности изменения размера или условий ответственности 1) меры, размер и условия которых не
изменяемы по соглашению сторон (конфискация, отказ в защите права и др.); и 2) меры, где такая возможность имеется
(взыскание неустойки и др.).
По возможности добровольной реализации мер ответственности последние объединяются в две группы: 1) меры,
реализуемые только в судебном порядке (конфискация, отказ в защите права, выселение и др.); и 2) меры,
осуществляемые в суде или в добровольном порядке (возмещение вреда и др.).
По способу определения размера ответственности можно делить на три группы: компенсационные, штрафные
и конфискационные меры. Компенсационные меры (возмещение убытков, возмещение вреда, компенсация морального
вреда), их цель восстановление правового положения потерпевшего. Размер убытков (вреда) подлежит доказыванию и
определяется, исходя из расходов, которые лицо произвело или произведет для восстановления нарушенного права.
Штрафные меры (взыскание неустойки, процентов по статье 395 ГК РФ и др.) применяются независимо от
наличия убытков, кот. м. и не быть. Размер не подлежит доказыванию и носит ярко выраженный характер наказания
Конфискационные меры направлены на лишение имущества (имущ-х благ) Т.о., имущественный характер
данных мер выражается в лишении субъективного права на вещь (имущество).
74 Ответственность в гражданском праве : понятие, особенности, значение.
Гражданско-правовая ответственность — одна из форм государственного принуждения, связанная с применением
санкций имущественного (иногда неимущ.) характера, направленных на восстановление нарушенных прав и
стимулирование нормальных экономических отношений юридически равных участников гражданского оборота.
Особенности гражданско-правовой ответственности:
- имущественный характер (нарушитель отвечает своим имуществом, а не личностью);
- ответственность одного контрагента перед другим — санкции, налагаемые на нарушителя, как правило,
взыскиваются в пользу потерпевшего;
- компенсационный характер: основная цель гражданско-правовой ответственности - восстановление
имущественной сферы потерпевшей стороны;
- соответствие размера гражданско-правовой ответственности размеру причиненного вреда или убытков;
- равенство участников гражданского оборота при наложении мер гражданско-правовой ответственности.
Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гражданского права при
применении к ним гражданско-правовых санаций.
Значение гражданско-правовой ответственности (выражено в ее функциях):
1) Предупредительно-воспитательная функция (предупреждение и искоренение правонарушений) (возлагаемые
санкции стимулируют неисправного должника (частная превенция) и других участников ГПО (общая превенция) к
надлежащему исполнению своих обязанностей);
2) Компенсационная функция (ликвидация неблагоприятных последствий у потерпевшего (кредитора) за счет
нарушителя (должника));
3) Репрессивная (штрафная) функция (наказание для правонарушителя) (назначаются лишения, дополнительные
неблагоприятные обязанности, обеспечиваемые принуждением);
4) Сигнализационная функция (свидетельствует о недостатках в поведении должника, способствующих
наступлению правонарушения).
Принципы гражданско-правовой ответственности:
1) Принцип неотвратимости (ее неизбежное применение за всякое прав-ние в отношении каждого правонарушителя)
(неотвратимость ограничивается установлением сроков давности и диспозитивностью поведения субъектов).
2) Принцип индивидуализации (она наступает с учетом степени общественной опасности, вредоносности деликта,
формы вины правонарушителя и других факторов) (частично ограничивается при заключении договоров присоединения).
3) Принцип полного возмещения вреда (восстановление имущественного положения потерпевшего) (может
выражаться в натуральной и в денежной форме).
76 Основания и условия гражданско – правовой ответственности
Основание - это совокупность определенных «элементов», необходимых для применения мер ответственности, а
условия это «характеристики» самого противоправного деяния нарушителя и ответственности, при наличии которых
складывается основание. Основание - одно, а условий может быть несколько.
Основания применения мер ответственности 1) нормативное основание (гражданско-правовое принуждение
возможно только в тех «формах» (мерах), которые предусмотрены в законе а осуществление мер, не предусмотренных в
нормах права, исключается) 2) составляют обстоятельства, с которыми связана возможность и способность лица самому
нести гражданско-правовую ответственность. Это правосубъектное основание (деликтоспособность - общая предпосылка
юридической ответственности, неделиктоспособный субъект не может стать участником отношения юридической
ответственности, следовательно, к нему не могут быть применены соответствующие санкциям меры государственного
принуждения) 3) основания, характеризующие само поведение лица, которым нарушаются субъективные гражданские
права - это фактические основания – таким основанием признается гражданское правонарушение - виновное, социально
вредное деяние деликтоспособного лица. Правонарушение как основание юридической ответственности
характеризуется четырьмя элементами (сторонами), образующими состав правонарушения. Это: объект - нарушенное
материальное или нематериальное благо, защищаемое правом, субъект — дееспособное лицо, совершившее
правонарушение; объективная сторона - само противоправное деяние, наступивший вредоносный результат и причинная
связь между деянием и результатом; субъективная сторона - вина, т.е. отношение правонарушителя к деянию и его
результату в форме умысла и неосторожности. Наличие состава гражданского правонарушения - общее и, как правило,
единственное основание гражданско-правовой ответственности.
Условиями ответственности обычно называют те обстоятельства, от наличия или отсутствия которых зависит
наступление или ненаступление гражданской ответственности. К таким обстоятельствам относятся: противоправность
поведения ответственного лица; вина ответственного лица; наличие убытков, возникших из-за нарушения обязательства;
наличие причинной связи между поведением обязанного лица и наступившим результатом.
Вина — осознание лицом противоправных последствий своего поведения. Лицо, не исполнившее обязательство либо
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Вина может быть в форме
умысла (умышленное поведение с осознанием противоправных последствий) и неосторожности (когда лицо не предвидит
отрицательных результатов своих действий, хотя должно было знать об этом и предотвратить возможное нарушение).
Лицо, нарушившее обязательство, предполагается виновным, пока не докажет отсутствия своей вины. Вина
юридического лица — это вина его работников при исполнении трудовых (служебных) обязанностей. В свою очередь
виновный работник отвечает перед юридическим лицом в порядке, установленном трудовым законодательством.
Наличие убытков как условие ответственности необходимо при взыскании убытков, причиненных нарушением
условий договора, при причинении ущерба личности или имуществу. Убытки - это расходы, выразившиеся в утрате или
повреждении имущества, в неполучении доходов, которые сторона в обязательстве должна была.
Под причинной связью понимается наступление результата как следствия противоправного действия (бездействия)
(например, гибель груза в результате неправильной упаковки его отправителем).
Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
Ответственность предпринимателя является расширенной по сравнению с другими должниками. Если иное не
предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных для предпринимательской деятельности обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, отсутствие на рынке нужных для восполнения товаров, отсутствие у
должника необходимых денежных средств (ст. 401 ч. 1 ГК РФ).
Случай — невиновное нарушение охраняемых правом интересов. Лицо не предвидит, не может и не должно было в
данном случае предвидеть вредных последствий своего поведения. По общему правилу случай исключает
ответственность.
77. Формы и виды ответственности в гражданском праве

Виды ответственности: 1) По основаниям возникновения и содержанию:


а) Деликтная - внедог-я отв-сть за причинение вреда в результате деликта, в основном урегулирована
императивными нормами и является более строгой, правила о ней не могут изменяться по соглашению сторон
обязательства).
б) Договорная ответственность - является следствием нарушения уже существующего обязательства, основанного на
договоре (например, ответственность хранителя за ухудшение принятой по договору хранения вещи).
2) По характеру ответственности обязанных лиц с пассивной множественностью:
а) По общему правилу обязательства с пассивной (неск должников) или смешанной (неск долж и неск кредиторов)
множественностью носят долевой характер, а значит, и ответственность будет долевой, т.е. распределяемой между
должниками в определенных долях (при этом доли предполагаются равными).
Б) Солидарная ответственность предполагает обязанность каждого из должников отвечать в полном объеме, а
точнее в объеме тех требований, которые заявит кредитор. Такая ответственность является повышенной, создает
дополнительные гарантии для кредитора, а поэтому применяется лишь в случаях, установленных в законе или договоре.
При ненадлежащем исполнении солидарного обязательства с пассивной (или смешанной) множественностью
кредитор (или каждый из кредиторов) вправе возложить ответственность на всех должников совместно или на любого из
них в отдельности полностью или в части долга. Виды солидарных обязательств: – Солидарная обязанность (один
кредитор и несколько должников). – Солидарное требование (один должник и несколько кредиторов). –Смешанная
солидарность (несколько должников и несколько кредиторов).
Солидарные должники остаются ответственными до тех пор, пока требование кредитора не будет удовлетворено в
полном объеме. Должник, ответивший за всех, получает право обратного (регрессного) требования к остальным
должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.
В) Субсидиарная ответственность (устанавливаются правила поведения кредитора, основного и субсидиарного
должника). Как правило, ответственность за вред, причиненный в результате правонарушения, несет сам причинитель
вреда. Однако, в целях более надежного обеспечения интереса кредитора, в законе или дог-ре м.б. предусмотрена
возможность обращения его с требованием не только к осн. должнику, но и к дополн-му (субсидиарному). Субсидиарную
ответственность несут: участники полного товарищества по долгам товарищества; участники общества с дополнит.
Отв-тью по долгам общества; члены производственного кооператива по долгам кооператива; родители за вред,
причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, если не докажут, что вред возник не по их вине.Кредитор
первоначально обязан предъявить требование к основному должнику, использовать возможность удовлетворения
требования путем зачета встречного требования или бесспорного взыскания средств (если основной должник отказался
удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил ответ в разумный срок, это требование может быть
предъявлено субсидиарному должнику).
Субсидиарный должник обязан до удовлетворения требования предупредить об этом основного должника (если
предъявлен иск – привлечь основного должника к участию в деле) (в противном случае основной должник имеет право
выдвинуть против регрессного требования субсидиарного должника возражения, которые он имел против кредитора).
Не является самостоятельным видом ответственности, но обладает целым рядом особенностей ответственность в
порядке регресса. Она служит средством доведения ответственности до непосредственного правонарушителя, когда за
последнего ответило третье лицо.
Формы гражд.-прав. отв-сти – это те неблагоприятные последствия, кот. наступают для лица, совершившего гражд-е
правон-ние: это возмещение убытков и уплата неустойкиНек. авторы к самост.-м формам относят также потерю задатка
и взыскание %-ов за пользование чужими ден/с.
Ответственность в форме возмещения убытков (ст.364 ГК- общая и главн. форма гр.-прав-й ответственности. Общей
– потому что наступает всегда, если потерпевшему в результате гражд-го правонар-я причинены убытки и если иное не
установлено законом или договором (например, как в случае с исключительной неустойкой), а главной – потому что
возмещением убытков достигается полное восстановление имущественных прав потерпевшего за счет правонарушителя.
Ответственность в форме убытков наступает в силу закона и не зависит от того, заключили стороны соглашение об
ответственности в форме убытков или нет. Более того, поскольку правило, сформулированное в ст.364 ГК, является
важнейшей гарантией прав потерпевшего, стороны не могут освободить друг друга от ответственности в форме убытков
на будущее, а вправе лишь уменьшить размер подлежащих возмещению убытков (ст.14 ГК).
В отличие от убытков другие формы ответственности подлежат взысканию лишь тогда, когда они специально
предусмотрены законом или договором для определенного вида правонарушения (например, неустойка, проценты за
пользование чужими денежными средствами).
78. Особенности ответственности за неисполнение денежного обязательства и обязательства по
передачи индивидуально-определенной вещи
Обязанность уплатить деньги, вытекающая из договора или из внедоговорного основания, в том числе обязанность
возместить причиненные убытки, составляет содержание денежного обязательства. Его гл особенность состоит в том, что
оно имеет своим предметом деньги, которые в обороте всегда дают некоторый "прирост" независимо от усилий их
владельца. Поэтому тот, у кого находятся ден. средства, подлежащие передаче др. лицу (кредитору, потерпевшему и т.п.),
должен вернуть их не в первоначально обусловленной сумме, а с указанным приростом, если только иное прямо не
установлено законом или договором.
Размер такого прироста определяется либо спец-м законом (императивно для определенных видов правоотношений),
либо соглашением, а в их отсутствие - общей диспозитивной нормой закона ("законный процент"). Эти суммы не
являются ни неустойками, ни убытками, ибо не представляют собой мер ответственности за правонарушение, хотя и
составляют его последствия. Они являются платой за пользование чужими ден\ср-вами за все время их фактического
использования, включая и просрочку, причем независимо от хозяйственных результатов их использования
ГК устанавливает право стороны взыскать с неисправного контрагента %-ы за пользование чужими ден.\ср-вами.
Основанием для взыскания таких %-ов является правонарушение - неправомерное удержание ден. средств, уклонение от
их возврата, иная просрочка в их уплате либо неосновательное получение или сбережение за счет другого лица.
Для применения ответственности, предусмотренной ст. 395 ГК, необходимы определенные условия:
1) неправомерное неисполнение ден-го обяз-ва (это любые обязательства, связанные с использованием денег в
качестве средства платежа, средства погашения денежного долга). Денежным м.б. как обязательство в целом (в договоре
займа), так и обязанность одной из сторон в обязательстве (оплата товаров, работ или услуг). Неправомерное
неисполнение ден. обяз-ва м.б. как виновным, так и невиновным. Отсутствие у должника д\ср-в для уплаты долга по
обязательству не является основанием для освобождения должника от уплаты %-ов, предусмотренных ст. 395 ГК.
2) пользование чужими д/ср-вами. Т.к. деньги приносят доход, то неправомерное удержание, израсходование чужих
д\ср-в означает, что кредитор несет определенные отрицательные последствия, размер кот-х - банковский %. %-ты,
предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК, подлежат уплате независимо от того, получены ли чужиед/ср-ва в соответствии с дог-
м либо при отсутствии дог-х отн-ний. Как пользование чужими д\с следует квалифицировать также просрочку уплаты
должником денежных сумм за переданные ему товары, выполненные работы, оказанные услуги.
Размер взыскиваемых %-ов определяется существующей в месте жительства кредитора, для юр. лица - в месте его
нахождения, учетной ставкой банк. %-а на день исполнения ден. обяз-тва или его соответствующей части. В судебн.
практике: %-ы уплачив.-ся в размере ставке рефинансирования. %-ты должны быть уплачены за пользования чужими
денежными средствами до момента фактического исполнения денежного обязательства, если иное не установлено
законом либо соглашением сторон.
%-ты начисляются только на основную ("капитальную") сумму долга и не начисл-ся на %-ы за пользование чужими
д/ср-вами. "Сложные %-ы" (%-ы на %-ы) в рос-ком зак-стве не применяются, кроме случаев, прямо предусмотр. з-ном -
начисление сложных %-в допускается по банковским вкладам.
При недостаточности суммы платежа от должника, сначала погашаются %-ы за пользование чужими д/ср-ми, не
связанные с его нарушением (%-ы за пользование суммой займа, кредита, аванса и т.д.), потом осн. долг, а затем %-ы,
предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК.
В случае неисполнения обязательства передать инд.-опред-ную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в
оперативное упр-ние или в возмездное пользование кредитору, он вправе требовать отобрания этой вещи у должника и
передачи ее ему на предусмотренных обяз-вом условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу,
имеющему право собственности, хоз. ведения или опер. упр-ния. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из
кредиторов, в пользу кот. обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, кто раньше предъявил
иск. Вместо требования передать ему вещь, явл-ся предметом обяз-ва, кредитор вправе потребовать возмещения убытков.
79. Понятие, признаки и значение гражданско-правового договора. Свобода договора
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей.
Термин "договор" употребляется в гражданском праве в различных значениях^
- основание возникновения правоотношения (договор-сделка);
- само правоотношение, возникшее из этого основания (договор-правоотношение);
- форма существования правоотношения (договор-документ).
Наиболее важные признаки договора:
 Прежде всего, договор — это правомерное действие. Оно не только допускается. Но и всячески поощряется
законом.
 Второе — это такое правомерное действие, которое специально направлено на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
 Третье — договор это волевой акт, и он представляет собой не какие-то разрозненные действия, а единое,
согласованное волеизъявление, выражающее общую волю, двух или более лиц.
Договор является одним из центральных институтов гражданского права, ядром всей системы частно-правовых
отношений. Поскольку договор является продуктом взаимного согласия субъектов гражданского оборота, его следует
рассматривать в качестве инструмента саморегулирования в экономическом обмене, основанном на равенстве и
независимости участников товарообмена. Договоры оптимизируют сложнейшие экономические процессы,
осуществляемые как в рамках производственно-хозяйственной, так и распределительной деятельности. В случае если
лицо не исполняет договорные обязательства, его контрагенты вправе прибегнуть к мерам государственного
принуждения через институты судебной системы и понудить нарушителя к соблюдению договора.
Одним из важнейших условий реализации договора является его свобода, а также свобода лиц, его заключающих.
Законодатель признает свободу договора одним из основных начал (принципов) гражданского зак-ства (п. 1 ст. 1 ГК).
Принцип свободы договора получил нормативное закрепление в ст. 421 ГК. Свобода договора отражает диспозитивную
направленность норм гражданского права и является одной из форм свободы волеизъявления субъектов гражданского
оборота.
Понятие "свобода договора" имеет многоаспектный характер, что нашло отражение в законодательстве. Свобода
дог. означает, что: 1)субъекты гражд-го оборота самост-но решают, вступать ли им в договорные отношения др. с другом.
Понуждение к заключению договора не допускается.
2) стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными
правовыми актами. 3) стороны вправе заключить такое соглашение, которое содержит элементы различных договоров
(так наз. смешанные договоры). 4) стороны определяют содержание условий дог. по собственному усмотрению, за
исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено законом или иными правовыми актами.
Но свобода договора не является безграничной. В соот-вии с п. 1 ст. 422 ГК договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным з-ном и иными правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения. Свобода договора в соответствии с законом ограничивается в случаях, когда: 1)
заключение договора является обязательным для одной из сторон; 2) тем или иным субъектам запрещено заключение
договоров определенных видов; 3) какая-либо из сторон ограничена или лишена возможности участвовать в выработке
условий договора.
В случае заключения договора, противоречащего требованиям закона или иных правовых актов, он является
недействительной (ничтожной) сделкой и не влечет правовых последствий. Таким образом, стремление заключить
незаконный договор следует рассматривать как противоправное действие.
Главным признаком, отличающим гражданско-правовые договоры от иных договоров, является тот правовой
эффект, который производится ими, - порождение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Но
помимо этого признака можно указать и на некоторые другие отличительные признаки гражданско-правовых договоров.
80. Содержание гражданско-правового договора: существенные и иные условия

Содержание договора — это условия договора, определяющие действия, которые необходимо


совершить, права, обязанности, порядок и сроки выполнения договора. Условия, на которых достигнуто
соглашение сторон, составляют содержание договора.
По своему юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные.
Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора.
Существенные условия договора — это условия о предмете договора; условия, которые названы в законе
или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида; все условия;
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Такие условия
обязательны для достижения соглашения между сторонами договора.
Существенными условиями являются (п. 1 ст. 432 ГК):
• предмет договора (например, условие о предмете в договорах купли-продажи, подряда, хранения,
перевозки, мены, дарения и др.);
• условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида (например, условие о цене в договоре купли-продажи недвижимости; условие о сроке
в договоре поставки; договор страхования невозможен без условия об имуществе, застрахованном лице,
страховом случае, размере страховой суммы, сроке действия договора);
• условия, которые необходимо согласовать по требованию одной из сторон.
Обычные условия — условия, предусмотренные в нормах закона. Такие условия включаются в договор
автоматически в связи с его заключением. Если участники гражданских правоотношений не включают данные
условия в договор, они включаются в него автоматически (согласия сторон на их включение в договор не
требуется). Например, при заключении договора аренды автоматически вступает в действие условие,
предусмотренное ст. 211 ГК, в соответствии с которым риск случайной гибели имущества несет его
собственник. Если стороны не желают заключать договор на обычных условиях, они могут включить в
содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены
диспозитивной нормой.
Случайные условия — такие условия, которые не нашли отражения в нормах права, но они регулируются
по воле сторон, либо закреплены в нормах права, но стороны урегулировали их по своему усмотрению.
Случайные условия изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются по усмотрению сторон
(так, применительно к последнему примеру стороны могут договориться, что риск случайной гибели
имущества будет нести арендатор, а не арендодатель).
Содержание договора может определяться типовыми договорами. Типовые договоры утверждаются в
порядке, предусмотренном законом, компетентными государственными органами. Так, в п. 4 ст. 426 говорится
о праве Правительства РФ издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении
публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.). Правительство РФ может делегировать это свое
право министерствам, ведомствам или поручать им разработку таких договоров.
Содержание договора может определяться и примерным договором. В отличие от типового он не
является обязательным для сторон, а носит рекомендательный характер (ст. 427 ГК).Совокупность прав и
обязанностей составляет содержание договора. Права и обязанности сторон, выраженные в условиях
гражданско-правового договора, должны отвечать принципам гражданско-правового регулирования, и,
прежде всего принципам равенства, автономии воли и имущественной ответственности, самостоятельности
участникам договорных отношений. Только в этом случае можно вести речь о гражданских правах и
обязанностях (п.1. ст. 2 ГК РФ) или о гражданско-правовом обязательстве.
Содержание гражданско-правового обязательства, возникающего из договора раскрывается с помощью
формулы, применяемой к любому гражданско-правовому обязательству: в силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать
имущество, выполнить работу , уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенных действий, а
кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанностей (п.1 ст.307 ГК РФ).
Предметом договора являются вещи, включая ценные бумаги, недвижимость, имущественные права и
другие объекты гражданских прав.
Сторонами договора могут выступать дееспособные физические лица, граждане, имеющие статус
предпринимателя или юридические лица.
81. Форма и порядок заключения договора
Заключение договора – это достижение сторонами в надлежащей форме соглашения по всем существенным
условиям договора в порядке, предусмотренном законодательством (ст.432).
Заключение договоров проходит две стадии: 1) оферта (предложение заключить договор); 2) акцепт (согласие
заключить договор). Соответственно стороны называются оферент и акцептант.
Офертой признается такое предложение, которое в силу ст. 435 ГК: а) должно быть достаточно определенным и
выражать явное намерение лица заключить договор; б) должно содержать все существенные условия договора; в)
должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.
Оферта может б. отозвана. Она считается не полученной, если извещение о ее отзыве поступило раньше или
одновременно с офертой (п. 2 ст. 435 ГК). От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту – это
содерж. все существ-е условия дог-ра предложение, из кот. усматривается воля лица, делающего такое
предложение, заключить дог-р на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п.2ст. 437 ГК).
Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложение, причем не любое
согласие, а лишь такое, которое является полным и безоговорочным (п. 1 ст. 438 ГК).
Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или предыдущих
деловых отношений сторон. Акцептом считается также совершение лицом, получившим оферту, в срок,
установленный для акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное не
предусмотрено законом или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК).
Акцепт м.б. отозван. Если извещение об отзыве акцепта поступило оференту ранее акцепта или одновременно с
ним, акцепт считается не полученным (ст. 439 ГК). Будучи полученными, оферта и акцепт порождают опред. юр-е
последствия для совершивших их лиц. С момента получения оферты ее адресатом она юрид-ки связывает оферента.
Оферта не может б. отозвана в теч. срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте,
либо не вытекает из существа предложения или обстановки (ст. 436 ГК).Оферент не может в течение этого срока в
одностороннем порядке снять оферту или заключить дог-р, указанный в оферте, с др. лицом, либо он обязан
возместить своему контрагенту все понесенные убытки.
Акцепт также связывает акцептанта с того момента, когда он получен оферентом. С этого момента он не вправе
в одностороннем порядке отказаться от акцепта, кроме случаев, указанных в законе. В противном случае акцептант
будет нести гражданско-правовую ответственность.
Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (для
консенсуальных договоров). Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача
имущества (реальные дог.), договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества
(статья 224). Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его
регистрации, если иное не установлено законом. Местом заключения дог. явл-ся то место, кот. указано в самом
договоре. Если место его заключения не указано, то он признается заключенным в месте жительства гражданина
или в месте нахождения юр. лица, направившего оферту (ст. 444 ГК).
В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК договор м.б. заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок,
если з-ном для дог-в данного вида не установлена опред. форма Выдел дог: заключенные устно (мелкие бытовые
сделки, н-р: покупки в магазинах, проезд и т.д.), в простой письм. форме и в нотариальной форме. Письмен. форма
договора м.б. простой и нотариальной. Простой письм-й дог-р заключается путем составления 1-го док-та,
подписанного сторонами, а также обмен док-тами. Подписывает договор лицо, имеющее право на его заключение.
В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон возможно использование
факсимильного воспроизведения подписи и ЭЦП.
Письменная нотариальная форма дог-ра явл-ся обязательной в случаях, предусмотренных з-ном и соглашением сторон
(п.2 ст.163 ГК). Порядок нотариального удостоверения дог-ров определ. Основами закон-ства о нотариате. В наст. время
нотариальное удостоверение сделок вытесняется требованием их гос-ной регистрации. В ГК содержится требование о
гос-ной регистрации права собственности и др. вещных прав на все виды недвиж. имущества и сделок с ним и
установлены последствия несоблюдения требования о гос. регистрации сделки (ст.165 ГК). В случаях установл-х з-ном
или соглашением сторон, несоблюдение простой письм-й формы сделки влечет ее недействительность (п.2 ст.162 ГК).
Сделки, оформленные с нарушением требований о соблюдении нотариальной формы и гос-й регистрации, считаются
ничтожными (ст.165 ГК).Договоры, заключаемые между юр. лицами, а также м-у ними, с одной стороны, и гражданами
- с др., должны совершаться в простой письменной форме (п.1 ст.161 ГК), а в случаях, предусмотренных з-ном или
соглашением сторон, должны быть нотариально удостоверены (п.2 ст.163 ГК).
82 Особенности заключения договора на торгах. Виды и формы торгов.
Возможность заключения договора на торгах предусмотрена ст. 447-449 ГК. В качестве организатора
торгов может выступать собственник вещи или обладатель имущественного права либо специализированная
организация (действует на основании дог-ра с собственником вещи или обладателем имущ-ного права и может
выступать от их имени или от своего имени).
Торги могут проводиться в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу — лицо, которое по заключению конкурсной
комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов
определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если
иное не предусмотрено законом.
Аукционы и конкурсы могут быть как открытыми, так и закрытыми. В открытом аукционе и открытом
конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица,
специально приглашенные для этой цели.
Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть сделано
организатором не менее чем за 30 дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о времени,
месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах,
определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. В случае, если предметом торгов
является только право на заключение договора (например, право на заключение договора подряда), в
извещении должен быть указан предоставляемый для этого срок.
Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за три дня до наступления даты его проведения, а конкурса — не позднее чем за 30 дней до проведения
конкурса, если иное не предусмотрено законом или извещением о проведении торгов. В случае, если
организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан
возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. Если же от торгов откажется организатор закрытого
аукциона или закрытого конкурса, то он обязан возместить приглашенным участникам реальный ущерб
независимо от того, в какое время последовал отказ от торгов.
Участники торгов должны внести задаток в размере, в срок и в порядке, которые указаны в извещении о
проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток также возвращается лицам,
которые участвовали в торгах, но не выиграли их.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет
исполнения обязательства по заключенному договору.
Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса
протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от
подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Если же от подписания протокола уклоняется
организатор торгов, он обязан возвратить лицу, выигравшему торги, задаток в двойном размере, а также
возместить ему убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.
Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан
сторонами не позднее 20 дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и
оформления протокола.
В случае уклонения организатора или победителя торгов от заключения договора другая сторона вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от его заключения.
Действительность заключенного на торгах договора зависит от действительности проведенных торгов.
Если торги будут признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица, Недействительным
будет признан и договор, заключенный с лицом, выигравшим торги (ст. 449 ГК).
83 Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые последствие

Изм-е или расторж. дог. возможно только по взаимному соглаш. сторон. Решения суда не требуется. В
случае одностороннего отказа от исполнения дог-ра полностью или частично, когда такой отказ допускается
з-ном или соглаш-м сторон, дог. считается расторгнутым или изм-ным с этого момента.
В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения договора не предусмотрена законом или
договором и сторонами не достигнуто об этом соглашение, договор может быть изменен или расторгнут одной
из сторон только по решению суда и только в следующих случаях:
1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в связи с существенным изменением
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
Сущ-м признается нарушение дог-ра одной из сторон, кот. влечет для др. стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях. В этом случае заинтересованная сторона вправе потребовать по суду
расторжения договора при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения дог-ра стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не
произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требо-
валась по характеру договора и условиям гражданского оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соотношение имущественных
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев делового оборота или существа обязательства не вытекает, что риск изменения обстоятельств
несет заинтересованная сторона.
Если суд выносит решение о расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств,
он по требованию любой из сторон должен определить последствия расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с
исполнением этого договора.
Изменение, а не расторжение дог-ра в связи с сущ-ными изм-ми обстоятельств, как того просит
заинтересов-я сторона, допускается по решению суда лишь в исключит-х случаях, когда расторжение дог-ра
противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий
затраты, необходимые для исполнения дог-ра на измененных судом условиях.
Порядок измен. или расторж. дог. В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК соглашение об изменении или рас-
торжении договора совершается в той же форме, в какой был заключен сам договор, если из закона, иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
Действия сторон по изменению или расторжению договора, осуществляемые по их взаимному соглашению,
подчиняются общим правилам о порядке заключения договоров.
Если же дог-р изменяется или расторгается не по соглаш. сторон, а по требованию одной из них, то тогда
заинтерес-ная сторона обязана направить др.стороне соответствующее предложение. Последняя обязана в
срок, указанный в предложении или установл. в з-не или в дог-ре, а при его отсутствии — в 30-дневный срок
направить стороне, сделавшей предложение об изменении или расторжении договора:
а) либо извещение о согласии с предложением; б) либо извещение об отказе от предложения;
в) либо извещение о согласии с предложением, но на иных условиях.
В пункте 2 ст. 452 ГК особо подчеркивается, что требование об изменении или о расторжении договора
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить
или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный
законом либо договором, а при его отсутствии — в 30-дневный срок.
Последствия. Если изменение или расторжение договора произошло по взаимному соглашению сторон, то
основанное на нем обязательство соответствующим образом изменяется или прекращается с момента заключения
сторонами соглашения или с момента, указанного в нем.
При изменении или расторжении договора в судебном порядке основанное на нем обязательство изменяется или
прекращается с момента вступления в законную силу решения суда.
По общ. правилу, стороны не вправе требовать возвращения того, что уже было исполнено до изм-я или расторж.
дог-ра. Иное правило м.б. предусмотрено законом или соглашением сторон.
Если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного нарушения его условий одной из сторон,
другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора (п. 5
ст. 453 ГК).
84 Виды гражданско-правовых договоров, их классификация
Договоры делятся: а) по моменту возникновения обязательства:
Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сторон.
Предварительный договор — соглашение сторон о заключении основного дог-ра в будущем (ст.429 ГК). Предвар.дог.
заключается в форме, установленной для основного дог-ра, а если форма осн. дог. не установлена, то в письм. форме.
Несоблюдение правил о форме предварит. дог. влечет его ничтожность. Предвар. дог. должен содержать условия,
позволяющие установить предмет, а также др. существенные условия основного договора.В нем указывается срок, в кот.
стороны обязуются заключить основной дог-р. Если этот срок не определен, то основной дог-р должен б. заключен в теч.
года с момента заключения предварит-го договора. Если в указанные сроки основной дог. не будет заключен и ни одна
из сторон не проявит желание его заключить, предварит.дог. прекращает свое действие.
Если какая-либо из сторон уклоняется от заключения основного договора, то применяются правила, предусмотренные
для заключения обязательных договоров. От предварит. договора следует отличать соглашение о намерениях, кот. не
содержит существенных условий будущего дог-ра и обязательства сторон заключить его, а лишь фиксирует пожелания
договориться обо всем этом в последующем;
б) по субъекту, в пользу кот. совершен договор: Договор в пользу их участников — право требовать исполнения такого
договора принадлежит только их участникам. Договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК) — договор, в кот. установлено,
что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу (н-
р дог. ден. вклада на имя др. лица с банком);
в) по соотношению прав и обязанностей сторон: Односторонний договор порождает у одной стороны только права, а
у др. — только обязанности (н-р, договоры займа, поручительства). Взаимный договор — каждая из сторон приобретает
права и обязанности по отношению к др. стороне (дог-ры купли-продажи, перевозки, аренды, хранения, подряда и др.);
г) в зависимости от возмездности: Возмездный дог. — дог., по кот. имущественное предоставление одной стороны
обусловливает встречное имущ-ное предоставление от др. стороны. Безвозмездный дог.— имущ. предоставление
производится только одной стороной без получения встречного имущ-го предоставления от другой стороны (договор
дарения, безвозмездного пользования имуществом).
Нек. договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными (договор поручения, хранения);
д) в зависимости от степени обязательности заключения дог.: Свободный дог. — дог., заключение кот. всецело зависит
от усмотрения сторон. Обязательный дог. — дог., заключение кот. обязательно для одной или обеих сторон в силу
действующего законод-ва (н-р, в случае создания юр. лица заключение дог. банк. счета становится обязательным как для
банк. учреждения, так и для созданного юр. лица (п. 2 ст. 846 ГК). Среди обязательных дог-в особое значение имеют
публичные дог-ры (ст. 426 ГК).
Признаки публичного договора: 1) обязательным участником договора является коммерческая организация; 2)
коммерческая организация должна осуществлять деятельность по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
3) деятельность коммерческой организации должна осуществляться в отношении каждого, кто к ней обратится. К
публичным договорам применяются след. спец. правила (ст. 426 ГК): 1.Коммерческая орг-ция не вправе отказаться от
заключения публичн. дог-а при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги,
выполнить для него соответ. работы. 2. При необоснованном уклонении коммерч. орг-ции от заключения публичн. дог-
ра потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении ее заключить дог.. 3.Коммерческая орг-ция не
вправе оказывать предпочтение одному лицу перед др. в отношении заключения публичного дог., кроме случаев,
предусмотренных з-ном и иными правовыми актами. 4.Цены товаров, услуг, работ, а также иные условия публичн. дог.
устанавливаются одинак.для всех потребителей, за исключ. случаев, когда законодательством допускается
предоставление льгот для отдельных категорий потребителей;
е) по времени возникновения правоотношения: Консенсуальный дог. — дог., для заключения кот. достаточно
соглашения сторон, права и обязанности по нему возникают с момента достижения такого соглашения (купля-продажа,
имущественный наем, подряд и др.). Реальный дог — дог., права и обязанности по кот., устанавливаются только с
момента передачи вещи или для возникновения кот., кроме соглашения сторон, необходима и передача вещи (договор
займа, хранения с участием граждан);
ж) в завис-ти от участия сторон в согласовании условий дог.: Взаимосогласованные дог. — условия устанавл. всеми
сторонами, участвующими в дог. Договоры присоединения — условия устанавливаются только одной стороной (п. 1 ст.
428 ГК). Н-р, договоры перевозки, страхования, бытового подряда и т. д.
Различают также смешанный и учредительный дог.. Смешанный дог. — договор., в кот. содержатся элементы
различных договоров. Соответственно к ним применяются правила о договорах, элементы котых имеются в смешанном
договоре (н-р, дог. о передаче имущества на хранение с предоставлением хранителю права безвозмездного пользования
имуществом; о купле-продаже вещи с условием оплаты ее стоимости деньгами и выполнением определенной работы).
Учредительный договор — договор о создании и порядке деятельности хозяйственных товариществ, обществ,
ассоциаций и других объединений — юридических лиц (п. 2 ст. 52 ГК).
85 Публичный договор и договор присоединения
Публичный договор- это договор, заключенный коммерческой организацией, устанавливающий ее обязанности по
продаже товаров, работ или оказанию услуг каждому, кто к ней обратиться.
К числу субъектов публичного договора относятся не все коммерческие организации, а только те, которые осуществл
определенные (публичные) виды деятельности, в частности розничная торговля, медицинское, гостиничное
обслуживание, услуги связи, общ-ый транспорт, электроснабжение. Отказ комм-кой орг-ции от заключения публичного
договора не допускается. Исключение – орг-ция не имеет возможности предоставить потребителю товары или услуги.
Публ дог-р заключ коммерч-ой организ-ей только с потребителем (гражданами).
Договор присоединения - это договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или в иных
стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному
договору в целом.
Присоединение к договору в целом означает, что сторона, получившая формуляр имеет только 2 правомочия:
заключить договор в предложенной форме или отказаться от заключения этого договора. Право на участие в обсуждении
условий договора з-н присоединяющуюся сторону не наделяет. Все условия договора присоединения
определяются стороной, которая предлагает формуляр.
Среди договоров присоединения выделяют так называемые продиктованные договоры, т.е. договоры, условия
которых полностью или частично предусмотрены в законодательстве. Содержание продиктованных договоров,
определенное законом, считается включенным в соответствующий договор независимо от того, ссылаются на это
стороны или нет. (н-р: регулирование отношений по социальному найму жилого помещения, поскольку Правительством
РФ утвержден Типовой договор социального найма)
В подавляющем большинстве случаев содержание дог. присоединения разрабатывает предприниматель. В условиях,
когда заключение сделок приобретает массовый характер, появление стандартизированных форм договоров неизбежно
хотя бы по той причине, что это существенно экономит время и средства предпринимателя и его контрагентов.
Противоположной предпринимателю стороной выступает, как правило, потребитель, кот. имеет возможность заключить
дог. лишь путем полного и безоговорочного присоединения к предлагаемым условиям. В отличие от "обычного" договора
в дог-ре присоединения одна из сторон, т.о., оказывается лишенной возможности влиять на формирование его условий.
Ей остается только присоединиться к проекту договора, предлагаемому экономически более сильной стороной. Эти
обстоятельства и послужили причиной того, что законодатель при регулировании отношений, возникающих м-у
участниками договора присоединения, установил дополнительные гарантии в пользу слабой стороны, вынужденной
присоединяться к предлагаемому договору без возможности повлиять на его условия. Так, присоединившейся стороне
предоставлено право потребовать расторжения либо изменения договора, если этот договор: 1) лишает эту сторону тех
прав, которые обычно предоставляются по договорам такого вида; 2) исключает либо ограничивает ответственность
другой стороны за нарушение предусмотренных договором обязательств; 3) содержит иные явно обременительные для
присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при
наличии у нее возможности участвовать в формулировании условий договора (п. 2 ст. 429 ГК).
Требование об изменении или расторжении договора присоединения может быть удовлетворено в судебном порядке
вне зависимости от того, противоречит ли этот договору закону или иным правовым актам. Даже если договор формально
соответствует действующему законодательству, суд вправе расторгнуть или изменить его условия, установив
вышеуказанные обстоятельства.
86 Договор в пользу третьего лица и предварительный договор
Договор в пользу третьего лица (н-р договор перевозки) - это договор, стороны которого установили, что должник
обязан исполнить свое обязательство не кредитору, а другому лицу, указанному либо не указанному в договоре. Такое
лицо именуется третьим лицом имеет право требовать от должника исполнения договорного обязательства в свою пользу.
Договор в пользу третьего лица существенно отличается от иных договоров. Договором м-у должником и кредитором
устанавливается их юр (дог-я) связь с третьим лицом, несмотря на то, что это лицо не принимает участия в закл дог-ра.
Третье лицо, в пользу кот. заключен договор, получает права кредитора в договоре. Дог в пользу третьего лица имеет
отличия от др договоров, особую юр-ю конструкцию. В состав этой конструкции входят дог-р м-у контрагентами и
односторонняя сделка третьего лица. При отсутствии согласия (односторонней сделки) третьего лица, договор принимает
обычную форму. В случае отказа третьего лица вступить в договор, право третьего лица получает по з-ну кредитор
(исключение: дог страхования).
До выражения третьего лица своего согласия вступить в договор, контрагенты могут изменять условия договора или
расторгнуть его, с момента выражения третьим лицом воли вступить в дог, изменять или расторгать дог можно только с
согласия третьего лица.
Под предварительным договором понимается такое соглашение сторон, которым они устанавливают взаимное
обязательство заключить в будущем основной договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на
условиях, предусмотренных предварительным договором.
Предварительный договор заключается в той же форме, которая установлена для основного договора, а если форма
не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение этих правил влечет ничтожность предварительного договора.
В законодательстве отсутствуют требования о государственной регистрации предварительных договоров. С
заключением предварительного договора у сторон возникает только одно право и только одна обязанность - заключить
основной договор. Заключение предварительного договора не может повлечь перехода права собственности,
возникновения обязательства по передаче имущества или оказанию услуги и проч.
В предварительном договоре стороны должны указать предмет и иные существенные условия основного договора. В
случае несоблюдения этих требований предварительный договор считается незаключенным.
В предварительном договоре указывается срок, в течение которого стороны обязаны заключить основной договор.
Если стороны не определили этого срока, то основной договор должен быть заключен в течение года с момента
заключения предварительного договора. При уклонении одной из сторон от заключения основного договора другая
сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора.
Если до окончания срока заключения основного договора он не будет заключен или любая из сторон не направит
другой стороне предложения заключить договор, то обязанности, предусмотренные предварительным договором,
прекращаются.