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FACULTAD DE DERECHO
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REVISTA CHILENA DE
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DERECHO
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Derecho Comercial
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Filosofía del Derecho
Derecho Internacional
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RECENSIONES
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
ENSAYOS
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EDITORIAL
GOLDENBERG SERRANO, Juan Luis: Despedida [5-6]
ESTUDIOS
Derecho Comercial
LAGOS VILLARREAL, Osvaldo: La cuestión de la licitud o ilicitud de los pactos de
accionistas relativos al voto de directores de sociedades anónimas [7-28]
LAKETIĆ, Jelena: Los derechos de la libre expresión en la política uniforme de
resolución de controversias de la ICANN [29-53]
Derecho Constitucional
BROFMAN VARGAS, Alan: El ejercicio de la potestad legislativa delegada al
Presidente de la República entre los años 1833 y 2014 [55-78]
Derecho Político
BRAHM GARCÍA, Enrique: ¿Volver a la Constitución de 1925? Una propuesta sin
fundamento histórico [79-97]
Derecho Procesal
RECENSIONES
BARAONA GONZÁLEZ, Jorge: Ugarte Vial, Fernando (2018): Juicio ejecutivo de
cobro de impuesto territorial (Ediciones UC) 294 pp. [279-281]
GUERRERO FERNÁNDEZ, Ricardo: Baistrocchi, Eduardo (Ed.) (2017): A global
analysis of Tax Treaty Disputes. Cambridge. Cambridge University Press, 1761. [282-285]
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
TISNÉ NIEMANN, Jorge: Categorización de los conflictos vecinales y la
improcedencia de invocar autorizaciones administrativas y la observancia de leyes
o reglamentos como justificación suficiente para vulnerar derechos de terceros.
Comentario a la sentencia de la Corte Suprema, de fecha 15 de marzo de 2018,
Rol Nº 18.218-2017 [287-300]
ENSAYOS
TERUEL LOZANO, Germán M.: Fundamental rights in the digital society: towards
a Constitution for the cyberspace [301-315]
FACULTAD DE DERECHO
pontificia universidad
católica de chile
EDITORIAL
DESPEDIDA
INTRODUCCIÓN
Es habitual en los pactos de accionistas celebrados en Chile y, en general, en Latino-
américa, que los contratantes contemplen mecanismos por los cuales se obligan a coordinar
e imponer su voluntad en la administración de la sociedad, tanto cuando las sociedades de
referencia son anónimas abiertas como cuando son anónimas cerradas. Esta coordinación
se materializa en diversos compromisos, entre los que se encuentran algunos que suponen
una decisión del directorio. Con lo anterior, la eficacia de estos acuerdos de accionistas
supone determinar el sentido en que los directores deben ejercer su voto en las sesiones
de directorio.
La pregunta sobre la licitud o ilicitud de estos pactos no ha sido respondida de ma-
nera uniforme en la doctrina chilena, pero tampoco en la doctrina extranjera. En la discu-
*
Profesor. Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago, Chile). Dirección postal: Av. Diagonal
Las Torres 2640, Peñalolén, Santiago de Chile. Dirección electrónica: osvaldo.lagos@uai.cl.
sión jurídica se aprecia una tensión entre la necesidad de otorgar estabilidad a la gestión
de la sociedad y la necesidad de preservar el diseño institucional de la sociedad anónima,
en cuanto estructura que pretende garantizar la protección de los inversionistas. La tesis
que se sostiene en este trabajo consiste en que las diferencias de criterio están dadas por el
problema de la regulación uniforme de las sociedades anónimas abiertas y cerradas, lo que
determina una inadecuación del ordenamiento societario a partir de los diversos roles que
juegan los pactos en ambas clases de sociedades anónimas1. Al final, como han sostenido
autores contractualistas, lo relevante es que las decisiones sociales se adopten según las
reglas y el procedimiento que todos han acordado al celebrar el acuerdo social2. Por lo tan-
to, este principio solamente puede alterarse cuando estén todos los socios (accionistas) de
acuerdo. En la primera parte de este trabajo, se describe el rol de los pactos de accionistas
para el control de la gestión de la sociedad, de los que los pactos relativos al voto de los di-
rectores son una especie, y su estatus en el derecho estadounidense y español, con el fin de
mostrar su fundamento común. En la segunda parte, se analiza críticamente el estado de la
cuestión en el derecho chileno. En la tercera parte y final de este artículo, se construye un
régimen fundado en los aspectos comunes y divergentes de las sociedades anónimas abier-
tas y cerradas.
1
Es necesario precisar que el foco de este trabajo de investigación se dirige al caso complejo: los acuerdos
contemplados en pactos de accionistas respecto de la gestión de la sociedad que le compete al directorio. Estos
acuerdos se designan en este artículo como “pactos relativos al voto de los directores”, pues su aspecto dogmá-
ticamente complejo es, precisamente, la licitud o ilicitud de comprometer anticipadamente, sea por los propios
directores o los accionistas, el sentido del voto de los directores, o bien, traspasar esta definición a otro, sean los
propios accionistas o terceros a través de un procedimiento establecido en el pacto de accionistas. Otros pactos
vinculados a la administración de la sociedad, como el pacto de accionistas para la elección de directores o, en
aquellos casos en que el respectivo ordenamiento lo permita, para el otorgamiento de instrucciones al directorio
a través del voto en la junta, son pactos relativos al voto de los accionistas, que no presentan en principio pro-
blemas de licitud desde la perspectiva de la doctrina contemporánea.
2
VANBERG (2000) pp. 170-173 y ALFARO (2016) pp. 8 y 9.
3
A pesar del amplio ámbito de autonomía de la voluntad que admiten los estatutos de las Sociedades por
Acciones, también es usual que se celebren pactos de accionistas que tengan como referencia este tipo de socie-
dades. En este caso, los motivos para celebrar tales pactos parecen ser el mayor grado de confidencialidad que
ofrecen los pactos de accionistas y la regla de modificación por unanimidad, que le otorga mayor estabilidad al
acuerdo sobre el desarrollo del negocio.
4
En este sentido, HETHERINGTON y DOOLEY (1977) pp. 1-6.
5
Así, NOVAL (2012) p. 114, aclarando que los pactos no pueden afectar a terceros pero, de no hacerlo, se
pueden hacer valer ante la sociedad, constituyendo parte del ordenamiento de la sociedad de referencia. Esto
equivale a decir que se reconoce eficacia obligacional al pacto ante la sociedad, al ser sustancialmente parte del
acuerdo social entre todos los accionistas.
6
EASTERBROOK y FISCHEL (1991) p. 229.
7
¿Por qué hacer esto en un pacto de accionistas y no en el estatuto? Por dos razones: la primera, pues al ser el
pacto un contrato no sujeto a las restricciones del derecho de sociedades anónimas, no necesita sujetarse a las
normas imperativas sociales; la segunda, porque el pacto da mayor estabilidad al acuerdo, ya que para su modi-
ficación requiere unanimidad.
8
SINGLETON (2013) pp. 41-43.
9
NOVAL (2012) pp. 73-102 justifica convincentemente “el mantenimiento de un concepto amplio de la nor-
mativa ordenadora de las sociedades que comprenda no solo las estipulaciones estatutarias, sino también las
extraestatutarias omnilaterales”.
10
BULLOCH (1986) p. 79 destaca que en el funcionamiento real de las sociedades anónimas cerradas, los pactos
de accionistas producen más bien el efecto de protección de minorías.
11
En Chile, el artículo 98 LMV los denomina genéricamente “acuerdos de actuación conjunta”, sin distinguir
en cuanto al contenido del acuerdo, i. e. si es un pacto de voto en la junta de accionistas, en el directorio o si
cuenta además con un pacto restrictivo de la libre cesibilidad de acciones. La regla solo se concentra en la inci-
dencia del acuerdo en la composición del grupo de accionistas controladores pues, como se verá, tiene finalidad
informativa. Por supuesto, puede pensarse, en todo caso, en sindicatos de voto de accionistas minoritarios que
puedan elegir al menos un director y cuyas cláusulas contemplen instrucciones sobre el sentido de la emisión
del voto de tal director. Por ahora, esa no es una realidad en Chile.
12
Un ejemplo paradigmático en este sentido es del pacto celebrado a propósito de la fusión Cencosud-
Paris. En el año 2005, Mehuin y Cencosud acordaron que darían los pasos necesarios para lograr la fusión de
Almacenes Paris y Cencosud. El acuerdo entre Jorge Gálmez (por medio de la sociedad Mehuin S.A.) y Horst
Paulmann (Cencosud S.A.), consideró un pacto de accionistas, que incluía un acuerdo de actuación conjunta
“para la administración y gobierno conjunto de Paris” (según declaran las partes) desde que la OPA se declarase
exitosa hasta la fusión de almacenes Paris con Cencosud. En el acuerdo se estipuló que, en relación con ciertas
“decisiones importantes” contempladas en una lista de ocho casos, los directores habrían de votar en confor-
midad a las instrucciones que les impartieran Mehuin y Cencosud. En caso de no haber acuerdo respecto a la
forma de ejercer el voto entre los controladores, las partes deberían reunirse para fijar una posición común por
escrito, teniendo además el deber de informar tal acuerdo a los directores. De no haber acuerdo en tal reunión,
el acuerdo contempló la posibilidad de recurrir a un “tercero independiente”. Este tercero podría resolver la for-
ma de votar la “decisión importante”, fijando la “posición común” que habría de comunicarse a los directores.
En caso de que el directorio en un plazo de treinta días desde comunicada la “posición común”, no hubiese vo-
tado la “decisión relevante” en conformidad a la “posición común”, “por la resistencia de uno o más directores
de una de las partes a concurrir con su voto a dar efecto al respectivo acuerdo”, se estimaría que las partes del
acuerdo de actuación conjunta lo habrían infringido, por lo que se podría recurrir al árbitro designado en el
contrato para la aplicación de sanciones y ejercer los derechos derivados del mismo. Todo esto, a pesar de que se
declaró expresamente que este procedimiento de enforcement se estableció “sin perjuicio del derecho de todo di-
rector de votar en una forma diferente si estimare que tales acuerdos pudieran ser perjudiciales al interés social”.
sería esperar que la apropiación de algunos accionistas del rol de los administradores fuera
proscrita. Esto es lo que se observa en la regulación de dos ordenamientos extranjeros de
tradiciones jurídicas distintas, como se explica a continuación.
13
Una discusión más detallada puede encontrarse en “El problema de la licitud de los pactos de accionistas rela-
tivos al voto de directores: un estudio de derecho comparado”, trabajo de mi autoría en proceso de publicación.
14
§ 7.32. MODEL BUSINESS CORPORATION ACT, que admite la eficacia de estos pactos siempre que se encuentren
aprobados en un pacto firmado por todos los accionistas (b)(1)(B) y se trate de una sociedad anónima cerrada
(d). Asimismo, la doctrina norteamericana está de acuerdo en que el criterio que se induce de la jurisprudencia
consiste en que los pactos relativos al voto de los directores son lícitos siempre que sean omnilaterales. KLEIN
y RAMSEYER (1997) p. 565; REECE y RYAN (2009) p. 92; WOLF (2014) p. 188. COX et al. (1997) p. 369. En
cambio, la doctrina no expresa un criterio general respecto de la posibilidad de admitir pactos no omnilaterales,
cuestión aceptada en GALLER V. GALLER, 203 N.E.2 d 577 (III.1964), caso en el que existía un accionista con
5% de participación ajeno al pacto, del que eran parte los dos restantes accionistas, cada uno de los cuales tenía
47,5% de las acciones. El pacto fue hecho valer en consideración, entre otros criterios, a que el minoritario no
era perjudicado por el pacto ni se opuso a él.
15
Particularmente en el caso de Brasil, país donde se ha documentado el uso extendido de este tipo de pactos
en sociedades anónimas abiertas (MASULLO (2015) p. 406) y el derecho brasilero sobre sociedades de capital re-
conoce su validez BLACK et al. (2010) p. 36 y MARTÍNEZ (2017) pp. 326-327.
16
Esta conclusión queda de manifiesto en la completa revisión del derecho comparado sobre este punto que
realiza MARTÍNEZ (2017) pp. 315-338.
17
Respectivamente, VENTORUZZO (2013) p. 3 y BAINBRIDGE (2002b) p. 569.
18
En este sentido, BAINBRIDGE (2002) p. 562; DEMOTT (2002) p. [5.6-5.7] y HOVENKAMP (2015) pp. 172-183.
19
La diferencia se encuentra en si basta con que celebren un pacto de actuación en concierto (Francia,
Alemania y España), o bien, en que además sea necesario que al menos uno de los que actúan en concierto ad-
quiera acciones (Reino Unido e Italia). Por todos (PÉREZ (2009) pp. 99-102).
20
La crítica de GORGA (2006) p. 853 al estado de la cuestión en el derecho brasilero es elocuente: “el resultado
de esta situación irracional es que el poder del directorio de tomar decisiones independientes para administrar
la sociedad se debilita considerablemente. Este resultado es curioso considerando que la reforma legal [que re-
conoció la validez de tales pactos] tuvo la intención de promover buenas prácticas de gobierno corporativo. A
pesar de que hay argumentos divergentes relativos al número deseable de directores externos e independientes,
nadie [en la literatura de gobiernos corporativos] abogaría por un director pasivo”.
21
ALCALDE (2003) pp. 118-121 y ALCALDE (2007) pp. 94-100. HERRERA (1997) pp. 34-35, concuerda con el
argumento consistente en que el pacto es válido pues no necesariamente significa que el director infringirá el
interés social. En el mismo sentido, PUGA (2013) pp. 324-325.
adelante, LSA)22. Por otro lado, si se considera que el pacto de accionistas no firmado por
el director es una promesa del hecho ajeno, debe tenerse en cuenta que tal promesa debe
recaer sobre actuaciones lícitas. En el caso de los pactos relativos al voto de los administra-
dores, la promesa del hecho de tercero incurre en las mismas ilegalidades que la actuación
comprometida del director, por lo que el pacto es en sí mismo ilícito23.
22
PALMA (2014) p. 167 y PRADO (2014) p. 313.
23
PALMA (2014) p. 170.
24
MODEL BUSINESS CORPORATION ACT § 7.32. Shareholder agreements.
25
Dicho de otro modo, este argumento tiene un efecto inverso al deseado por quienes lo esgrimen: constituye,
más bien, un llamado a hacer efectiva la primacía del directorio en la administración de la sociedad, que una
justificación normativa de la licitud de este tipo de pactos. Como es sabido, las formas de asegurar la primacía
del directorio implica la adopción de reglas que propendan a mayor dispersión de la propiedad y dificulten la
coordinación de accionistas para el control.
obvio que las medidas de presión sobre un director esperables en este segundo caso son ma-
yores que en el caso de que no exista el acuerdo.
En segundo lugar, no es correcto afirmar que el compromiso de los directores no es
ilícito, pues no implica necesariamente que las decisiones de los directores que obedezcan
el acuerdo sean contrarias al interés social. En rigor, la concepción contemporánea de in-
terés social no supone que exista algo así como una mejor decisión o una decisión óptima
en términos absolutos. Si el interés social se identifica con la plusvalía de los accionistas,
las decisiones que pueden conducir a ella son múltiples, y todas ellas satisfacen el interés
social si cumplen con exigencias más bien formales, es decir, relacionadas con el método
de adopción de la decisión: que sea deliberada y acordada por los directores de manera de-
bidamente informada y sin conflictos de intereses26. La exigencia de ausencia de conflicto
de intereses supone, naturalmente, libertad para la emisión del juicio que se constituye y
confunde metafóricamente con el juicio de la sociedad27. Es por esto que Clark, al explicar
en qué consiste la business judgement rule, indica que, en cierto sentido, esta no es más que
el corolario de la regla conforme a la cual son los directores quienes deben administrar la
sociedad anónima28.
Si una decisión no cumple con alguna de estas exigencias, no es una decisión social
lícita, aunque su resultado implique plusvalía para la sociedad, pues el punto consiste en
que es imposible comparar esa decisión concreta que se adopta en cumplimiento del pacto
de accionistas, aunque sea favorable para la sociedad, con una decisión hipotética que se
hubiera adoptado sin influencia del pacto de accionistas.
En tercer lugar, en lo que respecta a la analogía con la promesa del hecho ajeno, el
problema de este argumento es un problema común en la doctrina nacional: acude a un
criterio de derecho civil o común, olvidando la racionalidad específica del derecho de socie-
dades, en aquellos casos en que existe una peculiaridad característica de los contratos socia-
les. Es cierto que la promesa del hecho de un tercero no le es exigible a ese tercero si este no
acepta, pero este argumento se aísla completamente del problema de cómo la estipulación
afecta los derechos de otros accionistas ajenos al pacto, en circunstancias de que las partes
celebran el pacto en consideración a su condición de socios. Es ahí donde radica la ilicitud
del pacto, como se analizará más adelante en este trabajo.
Por su parte, los argumentos a favor de la ilicitud de los pactos de accionistas rela-
tivos al voto de los directores, descansan sobre el efecto de la contravención de las reglas
26
Esto es lo que se describe como separación de propiedad y control en Estados Unidos. No se trata simple-
mente de un efecto inevitable de la dispersión societaria, sino que de una nueva comprensión del derecho de
sociedades fundada en la perspectiva económica neoclásica, para la cual la separación de propiedad y control no
fue simplemente un hecho, sino que un elemento normativo esencial para la eficiencia del funcionamiento de
las sociedades de capital y el mercado de valores HOVENKAMP (2015) pp. 172-183.
27
Por esto, la concepción contractualista de la sociedad distingue entre las reglas de la relación de intercam-
bio y las reglas del comportamiento organizado. Así, VANBERG (2010) p. 170, explica que “la diferencia entre
organizaciones y sistemas de interacción no organizados no es buscada en alguna peculiaridad de los objetivos
individuales de la acción, sino en las diferentes condiciones-marco dentro de la cual los individuos persiguen sus
propios objetivos de acción: en relaciones de intercambio, limitadas por las reglas de la relación de intercambio,
y en las relaciones organizacionales de membrecía, limitadas por las reglas de la Constitución organizacional”.
28
CLARK (1986) p. 123.
29
PAZ ARES (2011) p. 254.
30
El Código Civil, en el artículo 2088, considera lícita la celebración de una sociedad con un tercero sobre la
parte de un socio en otra sociedad. Este contrato no requiere autorización de los demás socios de la sociedad
cuya cuota de participación constituye el objeto social de la “sociedad particular”, precisamente pues los acuer-
dos propios de la “sociedad particular” no son oponibles a la sociedad sobre cuya cuota se contrata.
31
ALFARO (2017).
de quien promete ese hecho ajeno como individuo involucrado en una relación organiza-
cional, que contrata precisamente en consideración a su rol en esa relación organizacional.
Esta posición subjetiva es la clave para la interpretación del estatuto de licitud o ilicitud de
los pactos.
La doctrina nacional, en todo caso, no limita sus fundamentos a criterios generales
de derecho privado, sino que también se ha intentado encontrar un sustento positivo a fa-
vor de la licitud de los pactos sobre el voto de accionistas. Como se revisa a continuación,
este fundamento positivo puede sostenerse en ciertas coincidencias de palabras, pero el sig-
nificado atribuido de este modo a la regla no resiste un análisis normativo de fondo.
32
En contra, ALCALDE (2007) p. 100, quien considera, a partir del tenor del texto del artículo 98 LMV, que
los pactos sobre el voto de los directores son lícitos: “como se colige de la definición transcrita, el legislador na-
cional autoriza, por una parte, la existencia de los convenios sobre el ejercicio del derecho de voto y, por otra,
otorga una amplia libertad para configurar su contenido negocial, el cual puede, a su vez, consistir en el objeto
más específico y característico de las deliberaciones que se dan en el seno de la junta de accionistas o directorio,
a saber, la misma gestión de la sociedad”.
quisición de Acciones (en adelante, OPA) sobre SQM. En este caso, el grupo controlador
de SQM tenía la expectativa de obtener un pronunciamiento favorable de la SVS, en orden
a dictaminar que no existía necesidad de realizar OPA, pues el texto del artículo 97 LMV
determinaba que no se pudiera considerar controlador al adquirente, aunque en términos
sustanciales resultara serlo luego de la potencial adquisición sobre cuyos efectos se consul-
taba. La SVS desestimó este argumento en su dictamen, al señalar: “la definición de con-
trolador contenida en el artículo 97 de la Ley Nº 18.045 no proviene del texto original de
esta ley, sino que se agregó dentro de un nuevo Título XV de la Ley Nº 18.045 por la Ley
Nº 18.660 del año 1987. Conforme a sus antecedentes legislativos, podemos señalar que el
propósito de la normativa introducida en la referida Ley Nº 18.045 por la Ley Nº 18.660
fue develar vínculos corporativos que eran difíciles de fiscalizar, llegando a las definiciones
de grupos empresariales, controladores y personas relacionadas”33. Esto es, la finalidad de
las reglas del título XV LMV es meramente informativa34.
Lo anterior también es coincidente con la historia de la ley Nº 18.660 de 1987, que
introdujo el artículo 98 LMV. La finalidad principal de esa ley fue “modificar las normas
sobre inversión de los activos que respaldan el patrimonio y las reservas técnicas [de com-
pañías de seguros] y las que exigen diversificar esas inversiones en cuanto a los emisores de
valores de oferta pública y al tipo de instrumento; tuvo también por objetivo dictar normas
para la regularización de compañías en situación de crisis”35. Estas reglas estaban contenidas
en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 251 de 1931, pero se aprovechó además de modificar
ciertas definiciones con el objetivo de mejorar la supervisión de las inversiones de las com-
pañías de seguros36. La mejora de la supervisión supone, obviamente, la detección de los
vínculos corporativos entre diversas empresas que reciben inversión de las empresas finan-
cieras fiscalizadas, para poder observar y así prevenir riesgos sistémicos. Esta fue la finalidad
original de las reglas del título XV LMV.
De todos estos antecedentes (interpretación sistemática, jurisprudencia administra-
tiva e historia de la ley) no puede sino concluirse que la regla del artículo 98 tiene como
finalidad la definición de conceptos “técnicos” con el objetivo de dar mayor eficacia a las
reglas sobre entrega de información al regulador y al mercado, para así fiscalizar adecua-
damente su buen funcionamiento. Lo anterior implica que no es posible considerar que
existió una decisión de los poderes colegisladores en orden a dar legitimidad a los pactos de
accionistas sobre el voto o, más aún que eso, eficacia ante la sociedad, a partir del solo texto
legal del artículo 98 LMV, ni que una lectura jurídicamente adecuada de ese texto pueda
llevar a esa conclusión37.
33
OFICIO ORDINARIO Nº 29.632, (22/11/2016)
34
En el caso de la eventual OPA sobre SQM, ofreciendo parámetros para detectar quién controla a la empresa,
pero sin restringir el concepto de controlador a la descripción legal, esto es, dando espacio para la elucidación
fáctica de quién es el controlador.
35
MANTEROLA (2017) p. 36.
36
MANTEROLA (2017) p. 36.
37
En este sentido, la discusión en España sobre la exigencia de información de pactos parasociales relativos a la
gestión de la sociedad es un buen ejemplo de donde concluir que las reglas informativas, por su propia función,
tienen una pretensión de cobertura amplia e inclusiva de las instituciones sobre las que se requiere informa-
ción, sean o no sean lícitas, por lo que no se pueden obtener conclusiones sobre legitimidad de instituciones
a partir de su inclusión en reglas informativas. Véase RECALDE y DE DIOS (2004) p. 4 y MARTÍNEZ (2017) p.
345. Es importante destacar que la validez de los pactos de accionistas relativos al rol de los directores tampoco
podría fundarse en el supuesto reconocimiento del interés grupal en el artículo 96 LMV (véase, en este sentido,
JEQUIER (2014) pp. 124 y 127-128 y PFEFFER (2015) pp. 209-210, pues su sola incorporación para efectos in-
formativos no puede considerarse fundamento suficiente para constituir una excepción a todas las demás reglas
legales que explícitamente consagran la preeminencia del interés social por sobre los intereses particulares de
los accionistas, al menos respecto de la conducta de los directores. Coincide con este criterio la Comisión para
el Mercado Financiero (entonces, Superintendencia de Valores y Seguros), Resolución Exenta Nº 223, de 2 de
septiembre del año 2014, letra h del considerando Nº 1593.
38
MACKENNA ECHAURREN, LUIS FERNANDO Y OTROS CON SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (2004), confir-
mado por MACKENNA ECHAURREN, LUIS FERNANDO Y OTROS con SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (2005).
39
En el mismo sentido, NÚÑEZ y PARDOW (2010) pp. 255-256 y PFEFFER (2005) pp. 517-519.
40
Criterio confirmado en el considerando Nº 241 del fallo de la Corte Suprema. Nótese que la ilicitud de los
compromisos de nombramiento de directores y ejecutivos del grupo no dice relación con el voto de los “gesto-
res clave” en las juntas de accionistas en cuanto ellos mismos eran titulares de acciones, aspecto cuya licitud no
es discutida por la doctrina contemporánea sobre sindicatos de voto, sino que dice relación con el ejercicio del
derecho de voto correspondiente a las acciones de las que era titular la respectiva sociedad del grupo Enersis en
la que los gestores clave eran directores o ejecutivos.
41
JUAN (2015) p. 3.
42
Así, PAZ-ARES (2010) pp. 17-18, al sostener que: “en la parte en que resulta suscrito por los firmantes en su
condición de accionistas, el pacto no merece ninguna tacha, aunque obviamente no es oponible a la sociedad,
no puede ser hecho valer contra ella. Sin embargo, en la parte en que es suscrito por los firmantes en su condi-
ción de consejeros, el pacto no puede ni siquiera pretender su validez entre ellos porque, con independencia de
cualquier otra consideración sustantiva, su validez interna (inter partes) determinaría necesariamente su eficacia
externa (erga societatem). En efecto, si el pacto hubiese de considerarse válido, obligaría a los administradores y,
en la medida en que estos son órganos o agentes de la sociedad, irremediablemente sería eficaz frente a la socie-
dad, que es justamente lo que trata de evitar la regla de la inoponibilidad… En definitiva, pues, los pactos de
voto en el consejo son nulos porque esta es la única vía disponible para hacerlos inoponibles a la sociedad y, por
tanto, la única manera en que puede cumplirse el mandato del art. 29 LSC. La efectividad de la inoponibilidad
solo puede conseguirse mediante la nulidad. Nada de esto debe extrañar. La raíz está siempre en el principio de
relatividad del contrato (art. 1257 CC), que ora se traduce en una sanción de inoponibilidad (pactos parasocia-
les para la junta), ora en una sanción de nulidad (pactos parasociales para el consejo)”.
incompatibilidad de comprometerse a servir dos intereses distintos, pues los intereses de al-
gunos socios no pueden identificarse con el interés de la sociedad, aun cuando ellos actúen
con la mejor intención de favorecer a la sociedad, ya que el interés de la sociedad se forma
según las reglas establecidas por el derecho de la organización, y solo puede considerarse el
derecho de la organización aquel creado a partir de sus reglas constitucionales o aquel en el
que concuerden todos los accionistas.
Por todo lo anterior, no hay duda de la ilicitud de los pactos de accionistas referidos
a sociedades anónimas abiertas, a partir de los cuales los directores (o ejecutivos) compro-
meten su voto, aun cuando celebren el acuerdo no en su calidad de directores o ejecutivos
sino solamente en su calidad de accionistas de la sociedad que administran. Este compro-
miso del voto consiste en ejercerlo en un cierto sentido, ya sea que este sentido se encuen-
tre establecido previamente en el pacto o que sea acordado mediante los mecanismos que se
establezcan en el pacto de accionistas.
43
Como señala LÓPEZ (2010) p. 306, “en verdad, lo que el deudor promete es su hecho propio: conseguir que
otro consienta en dar, hacer o no hacer algo”.
44
Como sostiene PRATELLI (2005) p. 118, “los socios del sindicato no podrían cumplir su propio compromiso
si no es ejerciendo una presión indebida sobre la actuación del administrador por ellos designados”. Cfr. PAZ-
ARES (2011) cuando indica que “en la parte en que resulta suscrito por los firmantes en su condición de accio-
nistas, el pacto no merece ninguna tacha, aunque obviamente no es oponible a la sociedad, no puede ser hecho
valer contra ella”. En contra, ALCALDE (2007) p. 97. En general, la posición de ALCALDE (2007) pp. 97 y 98
funda la licitud de los pactos en que la contravención al interés social es eventual, no necesaria. Esto es cierto,
pero irrelevante, pues la ilicitud del pacto no proviene del hecho que la decisión sea contraria al interés social,
sino del hecho de que la decisión ya no es adoptada libremente por el directorio, sino que por accionistas que se
comprometen a lo contrario, sin que esto pueda considerarse un acuerdo propio del contrato social.
45
Véase, por ejemplo, el informe MCKINSEY-ICARE (2007) p. 46, en el cual 38% de los propios directores de
sociedades anónimas chilenas encuestados declaraban que las decisiones se toman fuera del directorio.
es la que más favorece al interés social quedará fuera del directorio46. Este acuerdo, implica
la apropiación de la administración de la sociedad, sin el consentimiento de accionistas
externos al pacto. En consecuencia, y dado que el pacto de accionistas se firma por las par-
tes en cuanto accionistas de una determinada sociedad anónima, los accionistas firmantes
infringen del deber de lealtad entre accionistas (artículo 30 LSA). Como resulta evidente,
el pacto no respeta el derecho de los accionistas ajenos a él, a que la sociedad de la que son
accionistas sea gobernada por los directores: por el contrario, implica necesariamente el
compromiso de lograr que esto no ocurra y, a través de su influencia, obtener que la socie-
dad se gobierne según fines que le son ajenos (contraviniendo el artículo 42 Nº 1 LSA),
aun cuando esto no implique necesariamente una conducta contraria al interés social (esto
es, una contravención al artículo 42 Nº 7). Por lo anterior, el pacto tiene objeto ilícito y
debe considerarse nulo47.
a) Pactos omnilaterales
Los pactos omnilaterales, al haber sido estipulados por todos los accionistas,
constituyen sustancialmente parte del contrato social, mientras los mismos accionistas
sean parte de la sociedad. Por lo tanto, decae en este caso la razón contractualista para
fundar la ilicitud de los pactos de votos de los directores fundada en la analogía con el
mandato colectivo.
Existen, de todas formas, otras dos posibles objeciones doctrinales, a saber: el su-
puesto carácter necesariamente material del voto de los directores y las normas imperativas
en materia societaria48. En cuanto a la primera, la cláusula sobre gestión de la sociedad
podría considerarse necesariamente material y, como consecuencia, habría de constar en
los estatutos, pues estas cláusulas “configuran aspectos determinantes de la estructura y
organización de la sociedad con especial trascendencia para la posición jurídica de futuros
socios y terceros”49. Sin embargo, esta razón no se erige como obstáculo a la licitud, pues
si bien la administración supone una fase externa que implica la celebración de actos de
representación de la sociedad, la determinación del sentido de la gestión del negocio es una
cuestión interna. Es cierto que el sentido de la administración puede afectar expectativas
o, eventualmente, créditos de terceros, pero esta cuestión excede las tutelas del derecho de
sociedades anónimas. Más bien, corresponde a problemas de remedios civiles (acción pau-
46
Como ha sostenido ALFARO (2017) p. 5, “admitir la validez de estos pactos mermaría la integridad de la
norma imperativa que prohíbe las instrucciones imperativas a los consejeros dominicales al sobreincentivar al
accionista para incumplir la prohibición de dictarle a “su” consejero lo que tiene que hacer”.
47
El principio de primacía del directorio en las decisiones sociales se encuentra expresamente reconocido en
Chile a propósito de las sanciones aplicadas por la SVS en el caso FASA. El regulador funda la primacía del di-
rectorio en el artículo 40 LSA (OFICIO ORDINARIO Nº 13857, de 2/7/2009).
48
NOVAL (2012) pp. 105-130.
49
NOVAL (2012) p. 39 y 104-105. En todo caso, el propio NOVAL (2012) pp. 129-133 no considera ilícito el
sindicato de gestión a partir de la consideración de la cláusula de administración como necesariamente material,
sino a partir de la contravención a las reglas imperativas de la sociedad anónima.
50
Por todos, COX et al. (1997) p. 367.
51
PAZ-ARES (2011) pp. 252-256.
52
Así lo expresa certeramente BULLOCH (1986) pp. 79, al señalar que un pacto relativo al voto de los directores
celebrado entre accionistas controladores de una sociedad anónima cerrada, no limita la discreción del directo-
rio, como si se constriñera a un órgano fiduciario independiente, sino que más bien tiene el efecto de restringir
la discreción del propio grupo controlador.
53
No así en el caso de la sociedad anónima abierta, en el cual la posibilidad de que un accionista se libere de su
obligación derivada del pacto puede ser reprochable en términos éticos, pero justa en cuanto al funcionamiento
adecuado del sistema.
54
MCQUADE V. STONEHAM AND MCGRAW, 189 N.E. 234 (N.Y. 1934). Véase KLEIN y RAMSEYER (1997) p. 556.
CONCLUSIONES
A partir del análisis realizado en este trabajo puede concluirse que:
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les y administradores de hecho en el derecho chileno”, Revista Chilena de Derecho, vol.
41, Nº 1: pp. 121-152.
JUAN GÓMEZ, Mateo C. (2015): “Eficacia ad extra de los pactos parasociales ¿Realidad o fic-
ción?”, Diario La Ley, Nº 4608, año XXXVI, 2015, 1-10.
KLEIN, William A. y RAMSEYER, Mark J. (1997): Business Associations. Agency, Partnerships
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de consulta: 24 de enero de 2017).
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JURISPRUDENCIA CITADA
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Rol Nº 7534-2002.
MACKENNA ECHAURREN, LUIS FERNANDO Y OTROS CON SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
(2005): Corte Suprema de Chile, 7 de julio de 2005 (recursos de casación en el fondo y
en la forma), Rol Nº 4.261-2004, en http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/#).
NORMAS CITADAS
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (España).
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LEY Nº 18.046 (22/10/1981), de Sociedades Anónimas.
JELENA LAKETIĆ*
RESUMEN: Este artículo tiene por objetivo analizar de qué manera la aplicación de la Po-
lítica Uniforme, un mecanismo único para la resolución de controversias entre los nombres
de dominio de internet y las marcas comerciales a nivel internacional, se ha convertido en un
instrumento para restringir e ignorar los derechos de la libre expresión en internet.
ABSTRACT: The purpose of this study is to gain a better understanding of how the applica-
tion of the UDRP, a mechanism for resolving disputes between domain name registrants and
trademark holders, has become an instrument to restrict freedom of expression over Internet.
INTRODUCCIÓN
Los debates contemporáneos sobre internet están enmarcados en el contexto econó-
mico, político y social, en el que se destacan tres áreas de preferencia: la seguridad nacional,
la libertad de expresión y la protección de los derechos de la propiedad industrial. Últi-
mamente, dichas polémicas se centran en la importancia de la libre expresión en línea, así
como los riesgos de censura y vigilancia por parte de los gobiernos, lo que deja en estado de
indefensión a los ciudadanos1.
Si bien estas discusiones son importantes, en lugar de evaluar normativamente las
diferentes políticas de internet promulgadas por los Estados, este trabajo aborda el tema del
incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión desde una perspectiva diferen-
te, estableciendo el vínculo entre las marcas comerciales y la libertad de expresión.
A prima facie parecería que no existe una relación directa entre la propiedad indus-
trial y la libertad de expresión que pueda tener consecuencias profundas, ya que las marcas
tradicionalmente han desempeñado un rol más comercial que social.
*
Magíster en Derecho con Mención en Contratación Comparada e Internacional, Universidad de Chile
y Graduate Certificate in International Contracts and Business Law por American University Washington
College of Law. Dirección postal: 3039 Ellis Street, Apt B Berkeley CA, 94703 United States. Dirección elec-
trónica: j.laketic@gmail.com
1
POWERS y JABLONSKI (2015).
2
MCKENNA (2007).
3
MCCARTHY (1996).
4
JOHNSON (2012) p. 626.
5
BONE (2006).
6
DINWOODIE y JANIS (2008).
7
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948), Art. 19.
8
LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE PERIODISTAS (arts. 13 y 29 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A Nº 5, párrafo 31.
9
CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE (FONDO, REPARACIONES y COSTAS). Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C Nº 151, párr. 75.
10
OPINIÓN CONSULTIVA LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE PERIODISTAS (arts. 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), supra nota 8, párr. 70; Corte IDH, CASO DE CLAUDE REYES Y OTROS, supra nota 9,
párr. 85; USÓN RAMÍREZ VS. VENEZUELA, (EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS). C Corte
Interamericana de derechos Humanos. Sentencia de 20 de noviembre de 2009, Serie C Nº 207, párr. 47;
RICARDO CANESE VS. PARAGUAY. FONDO, REPARACIONES Y COSTAS. Corte Interamericana de derechos Humanos.
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C Nº 111, párr. 87.
11
“As the Internet is becoming ever more essential for individuals’ everyday activities, the technological architec-
ture and design choices embedded in them have ever greater consequences for human rights and shared values”.
ZALNIERIUTE y SCHNEIDER (2014) p. 5.
12
NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL, Consejo de Derechos Humanos. Resolución sobre la promoción,
protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. UN Doc. A / HRC/20/L.13 (29 de junio de 2012).
13
AHMET YILDIRIM C. TURQUÍA, de 18 de diciembre de 2012, § 31 y 54.
14
MUELLER (2002).
pero el método exacto para determinar el consenso puede variar de un grupo de trabajo a
otro. La ejecución del código se basa en protocolos de prueba para ver si funcionan15.
Desde su creación, la ICANN se embarcó en una serie de movimientos diseñados a
consolidar su autoridad, ampliando sus áreas de funcionamiento. En los últimos años, la
ICANN ha aumentado en tamaño, principalmente debido a la introducción de nuevos do-
minios genéricos de nivel superior (gTLD)16.
Asimismo, su presencia ha inspirado una serie de publicaciones que desde una
óptica crítica y multidisciplinar exponen diversos temas asociados con la existencia de
esta entidad.
Mueller ha descrito en detalle el proceso de creación de la ICANN, así como trámi-
tes vinculados con su operación17. Numerosos académicos han apuntado que el desarrollo
de la ICANN representa un ejemplo de innovación institucional, estableciendo un nuevo
tipo de mecanismo regulatorio de carácter internacional18. También, se ha comentado de
forma diversa sobre el establecimiento de la ICANN como un esfuerzo deficiente o un ex-
perimento audaz sin precedentes19. Varios académicos han examinado la cuestión de quién
controla efectivamente a la ICANN20. Muchos han cuestionado la legitimidad del modelo
de la ICANN en términos de democracia, consenso, la incapacidad de sacudir el dominio
de Estados Unidos sobre internet y su base legal21. Se ha criticado la base contractual para
gobernar la infraestructura crítica del internet22, así como la posición clave de la ICANN
en términos de regulación internacional23.
Otras opiniones doctrinarias abordan los problemas causados en relación con la pro-
piedad intelectual24, y temas de derechos humanos25. Finalmente, algunas fuentes doctrina-
les han examinado el modelo multi-stakeholder de la ICANN26.
Para dar sentido a las referencias anteriormente mencionadas sostenemos que, al
ejercer el control sobre acceso a elementos críticos de la infraestructura técnica de inter-
net, tales como el sistema que comprende los protocolos para enrutamiento, denomina-
ción y direccionamiento, junto con los estándares técnicos, la ICANN no se abstiene de
la promulgación de políticas, cuyo ejemplo más notable es la promulgación de la Política
Uniforme, la que desafía a la libertad de expresión. Este artículo profundiza la idea de que
el derecho marcario se está distorsionando a través de dicha Política provocando serios
15
HOFFMAN (2012).
16
Un dominio de nivel superior genérico (gTLD) es una extensión de nombres de dominio con tres o más ca-
racteres y no está asociado a países.
17
MUELLER (2002).
18
FROOMKIN (2002); MUELLER (2002).
19
KLEINWÄCHTER (2000); WEINBERG; (2000); FROOMKIN (2002).
20
Véase en particular FROOMKIN (2002); WEINBERG (2000); MUELLER (2002).
21
MUELLER (2002); FROOMKIN (2002); FROOMKIN y LEMLEY (2003); WEINBERG (2000); SIMON (2012).
22
BYGRAVE (2015).
23
MUELLER (2010).
24
FROOMKIN (2002); DINWOODIE y JANIS (2008); GEIST (2002); LIPTON (2005, 2010); WOODARD (2009).
25
MUELLER (2010); ZALNIURUTE y SCHNEIDER (2014), LIPTON (2012), NUNZIATO (2003).
26
HOFMANN (2016); HOFMANN et al. (2017).
inconvenientes para la libre expresión: ampliando los derechos de los titulares de la marca
en base a la dilución, incorporando la polémica doctrina estadounidense de interés inicial
de confusión, descartando la doctrina del uso leal, simplificando la prueba de confusión e
ignorando el fenómeno de la ciberocupación inversa. Asimismo, las políticas de la ICANN
sobre la aprobación de solicitudes para nuevos nombres de dominio de nivel superior gené-
ricos amplían el alcance de la protección de la marca comercial más allá de lo previsto por
las legislaciones nacionales.
La redacción de dicho mecanismo también aclara que la doble carga de la prueba re-
cae sobre el demandante, ya que se requiere demostrar tanto el registro como la utilización
de mala fe respecto al nombre de dominio en disputa.
En virtud del artículo 4 (c) se enumeran tres circunstancias que pueden servir para
demostrar los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio del demandado:
27
Véase el artículo 4 (a) de la Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de
dominio.
Esta última cláusula representa el único punto de relevancia para poder proteger la
libertad de expresión, aunque en la práctica ha dado lugar a inconsistencias, como veremos
en más detalle. Desde la entrada en vigor de la Política Uniforme, se ha argumentado que
no se ha puesto atención adecuada a este requisito. En el año 2001, Froomkin ha argumen-
tado que esta categoría representa a una extraña mezcla de conceptos incompatibles. Esto,
porque se hace difícil determinar el uso comercial legítimo en estos casos, ya que la falta de
intención de obtener beneficio comercial en este caso solo se puede referir a la difumina-
ción de la marca28.
Sin embargo, no todas las jurisdicciones aplican la doctrina de la infracción a través
de la dilución de la marca, que frecuentemente se aplica en el derecho estadounidense. Por
consiguiente, incluso dentro de la propia ICANN se han expresado preocupaciones de que
el concepto de la dilución por la degradación respecto al artículo 4 (c) (iii) de la Política
Uniforme necesita más aclaración, ya que este instituto legal podría ser mal interpretado
por aquellos que no están familiarizados con la legislación estadounidense y se podría apli-
car de manera inapropiada para usos no comerciales de los nombres de dominio29.
En la legislación estadounidense, la dilución como la disminución de la capacidad
de una marca famosa a identificar y distinguir bienes o servicios, independientemente de la
presencia o ausencia de:
Las acciones de dilución caen en una de las dos categorías. La primera es la dilución
por difuminación (blurring), la cual se manifiesta como el debilitamiento del poder de
venta y el valor de una marca a través del uso no autorizado de una marca de productos o
servicios de naturaleza diferente, pero que puede debilitar las asociaciones entre una marca
con su categoría de producto y otros aspectos distintivos, que entonces deja de funcionar
como un identificador único30. La segunda es la dilución por degradación (tarnishment)
y se produce cuando una marca famosa se vincula con productos o servicios dañinos o de
mala calidad, creando asociaciones no deseadas, o causando una reducción del nivel de pre-
ferencia de la marca famosa31.
Como se puede observar, la dilución es una noción expansiva porque reconoce el
daño al titular de una marca comercial independientemente de la confusión del consu-
midor, lo que no es compatible con los principios del derecho marcario que se basa en
proteger a los consumidores de la confusión en cuanto a la fuente de productos o servicios
particulares. En realidad, cualquier tipo de crítica puede diluir una marca.
28
FROOMKIN (2002) p. 662.
29
Véase SEGUNDO INFORME DEL PERSONAL SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE NOMBRES DE DOMINIO UNIFORMES (24 de octubre de 1999).
30
15 U.S.C. § 1125(c) (2) (B).
31
15 U.S.C. § 1125(c) (2) (C).
32
WIPO OVERVIEW OF DOMAIN NAME DECISIONS, http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/
(última visita 30 de octubre 2018).
33
Por ejemplo, véase los casos THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
A/K/A NATWEST BANK V. PERSONAL AND PEDRO LOPEZ, WIPO Case Nº D2003-0166; THE FIRST BAPTIST
CHURCH OF GLENARDEN V. MELVIN JONES, WIPO Case Nº D2009-0022; FUTBOL CLUB BARCELONA C. B.P,
WIPO Case Nº D2014-1189.
34
Véase los casos HOWARD JARVIS TAXPAYERS ASSOCIATION V. PAUL MCCAULEY, WIPO Case Nº D2004-
0014; SUTHERLAND INSTITUTE V. CONTINUATIVE LLC, WIPO Case Nº D2009-0693; OSUNASPORT S.L. C.
WHOISGUARD PROTECTED / PEDRO L. GONZÁLEZ SILVA, WIPO Case Nº D2014-0367; HELENA REVOREDO
DELVECCHIO, PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. C. RAQUEL NIETO MENA, WIPO Case Nº D2018-0026.
35
SIMON (2012).
36
POPOVIĆ, BESAROVIĆ (2005) p. 44.
Vale decir que el término “suck” no es decisivo37 y que puede variar dependiendo del idio-
ma utilizado (por ejemplo, jeboycotte en francés o scheisse en alemán)38.
Puesto que los sitios críticos están creciendo en su número, especialmente los de
habla inglesa, en la literatura ya se estableció un estándar de denominar estos sitios como
suck sitios39.
A pesar de que la política de la ICANN no debe ser utilizada para apagar el debate y
la crítica, la mayoría de los panelistas encuentra que los nombres de dominio que consisten
en una combinación de la marca comercial con algunas palabras negativas o peyorativas son
confusamente similares. Por tanto, para los panelistas, un nombre de dominio que contiene
el nombre de marca comercial es la evidencia prima facie de que el nombre de dominio fue
registrado de mala fe.
Los argumentos más frecuentes para defender tal postura son las siguientes: a) que
las personas que no hablan inglés no entenderán el sentido peyorativo de la palabra, solo se
darán cuenta del signo distintivo en el nombre de dominio40; b) que los usuarios no van a
entender que se trata de una página web con la cual el titular de la marca no está vincula-
do41; c) cuando un usuario escribe solo el nombre de la marca, el navegador web también
insertará en los resultados este tipo de páginas, lo que dará lugar a confusión42; que la
adición de un nombre de dominio a una marca comercial hace que sea automáticamente
confusamente similar, independientemente de otros términos presentes en el nombre de
dominio43; que en ciertas ocasiones particulares la palabra “suck” puede no tener un sentido
peyorativo sino un propósito bastante descriptivo44; que la palabra “suck” es simplemente
una adición genérica a la marca distintiva45.
En algunos casos, la facilidad con la que los panelistas transfieren el nombre de do-
minio al demandante, sin una apropiada averiguación para demostrar que las actividades
de las partes demandadas coinciden con los requisitos previstos por la Política Uniforme
es alarmante.
Con respecto a ese problema, en determinados casos se puede observar que la prue-
ba de confusión bajo la política de la ICANN requiere solo el menor grado de confusión,
comparable con la doctrina desarrollada por las Cortes estadounidenses, conocida como
37
En habla inglesa existen otros ejemplos como “fail”, “gripe”, “fuck”, “wtf ”.
38
MARZETTI (2005) p. 16.
39
En este sentido véase DINWOODIE (2000) pp. 519-520; FROOMKIN (2002) pp. 614 y ss.; LIPTON (2005) pp.
21 y ss.; LIPTON (2010) pp. 459 y ss.; NORTON (2012) pp. 149 y ss.; SHARROCK (2001) pp. 834 y ss. SORKIN
(2002) pp. 48-50; WOODARD (2009) pp. 1198-1199.
40
ADT Services AG v. ADT Sucks.com, WIPO Case Nº D2001-0213.
41
Direct Line Group Ltd, Direct Line Insurance plc, Direct Line Financial Services Ltd, Direct Line Life Insurance
Company Ltd, Direct Line Unit Trusts Ltd, Direct Line Group Services Ltd v. Purge I.T., Purge I.T. Ltd, WIPO
Case, Nº D 2000-0583.
42
Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico, WIPO Case Nº D20000477.
43
Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, WIPO Case Nº D2000-0662.
44
Vivendi Universal v. Jay David Sallen and GO247.com, Inc., WIPO Case Nº D2001-1121.
45
Red Bull GmbH v. Carl Gamel, WIPO Case Nº D2008-0253; Streamtel Corporation SRL v. Ton
Kamminga, WIPO Case Nº D2010-0423; HM Publishers Holdings Ltd v. Marcus Costa Camargo Peres,
WIPO Case Nº D2013-1597; Philip Morris USA Inc. v. Computer Services, Inc.WIPO Case Nº D2017-0847.
initial interest confusion, la cual se aplica incluso en los casos cuando hay una tenue confu-
sión temporal, lo que está ampliando los límites del derecho marcario tradicional46.
Según la legislación estadounidense, interés inicial de confusión se define como “‘la
intención de la persona de desviar a los consumidores de la ubicación en línea del pro-
pietario de la marca a un sitio accesible bajo el nombre de dominio que podría dañar la
buena voluntad representada por la marca, ya sea para obtener un beneficio comercial o
con la intención de empañar o desacreditar la marca, creando una probabilidad de con-
fusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio”47. Esta doctrina
resulta aplicable incluso “a pesar de que ninguna venta actual sea efectuada en razón de la
confusión”48. Reconociendo la confusión de interés inicial, los paneles administrativos han
cambiado el énfasis de las demandas de marcas fuera de la cuestión de si un registro y uso
confunden a si atraen el interés inicial. Como señala Goldman, dado que dicha doctrina
carece de una definición rigurosa, una clara justificación y un estándar uniforme para anali-
zar reclamaciones, su flexibilidad doctrinal conduce a consecuencias perniciosas49.
Por otra parte, no hay que desestimar que existen opiniones opuestas donde se consi-
dera que un nombre de dominio no es automáticamente idéntico, tampoco es confusamen-
te similar a una marca por solo hecho de acompañarla por un término peyorativo.
En un caso, el panelista destacó lo siguiente: “La Política Uniforme tiene un alcance
limitado. Tiene el propósito de proteger contra la infracción de la marca registrada, y no de
proporcionar un remedio general para toda mala conducta relacionada con los nombres de
dominio. Publicar el material difamatorio en un sitio Web no justificaría la revocación de
un nombre de dominio bajo la Política Uniforme”50.
También, en la práctica, desde un inicio se planteó la pregunta de si en la deter-
minación de la similitud del nombre de dominio y la marca se debería tener en cuenta el
contenido de la página web. La opinión predominante es que no es necesario y que basta
hacer una comparación. Sin embargo, es importante señalar que los nombres de dominio
también pueden reflejar intereses distintos que no se encuentran en relación con intereses
comerciales, por lo que no todos los nombres de dominio pueden realizar funciones de
marca comercial. A pesar de que la función de la Política Uniforme es respetar el derecho
46
ESTÉE LAUDER INC. V. ESTELAUDER.COM, ESTELAUDER.NET AND JEFF HANNA, WIPO Case Nº D2000-0869;
AARC INC. V. JAYASHANKAR BALARAMAN, WIPO Case Nº D2007-0578; BROAN-NUTONE, LLC V. READY SET
SALES, WIPO Case Nº D2010-0920; PHILIP MORRIS USA INC. V. KY LE, WIPO Case Nº D2017-0598.
47
LANHAM ACT, 15 USC, ch 12§1125 (d)(1)(B)(i)(V): “the person’s intent to divert consumers from the mark
owner’s online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the
mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of con-
fusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site”.
48
BROOKFIELD COMMUNICATIONS, INC. V. WEST COAST ENTERTAINMENT CORPORATION, 174 F.3d 1036 (9th
Cir. 1999).
49
GOLDMAN (2005) p. 507.
50
“The UDRP has a narrow scope. It is meant to protect against trademark infringement, not to provide a general
remedy for all misconduct involving domain names. “Wal-MART STORES, INC. V. WALLMARTCANADASUCKS.COM AND
KENNETH J. HARVEY, WIPO D2000-1104.
marcario existente51, ocurre que los paneles revisan únicamente la similitud entre los ele-
mentos textuales de la marca y el nombre de dominio, descartando los factores tradiciona-
les de protección de marcas, como el concepto de buena voluntad.
En muchos casos donde se perjudican los derechos de la libre expresión, los pane-
listas interpretan los términos que establecen el requisito de la similitud confusa con una
marca de una manera mucho más amplia que el sistema de la justicia ordinaria. Tales pos-
turas se tienden a justificar afirmando que el derecho de la libre expresión no se aplica en
estos casos simplemente porque los titulares de los nombres de dominio podrían haber ejer-
cido su libertad de expresión seleccionando un nombre de dominio diferente52.
Un ejemplo ilustrativo es el caso Chubb Security Australia Pty Ltd v Mr. Shahim
Tahmasebi, donde el panelista falló contra el demandado subrayando que la intención del
demandado a criticar es legítima, pero “…no es legítimo utilizar la propia marca del de-
mandante como plataforma para criticar al propio demandante”53.
Consiguientemente, se hace evidente que la complejidad de la posición de los regis-
trantes respecto a los derechos de la libre expresión queda bien reflejada en el hecho de que
se están llevando a cabo al mismo tiempo procesos opuestos. Conforme a lo dicho, discutir
el requisito de la confusión en los casos que incluyen las cuestiones relativas a la libertad
de expresión inmanente supone la dificultad para discernir. Esto es evidente incluso en las
situaciones donde un mismo proveedor de la resolución de la disputa está decidiendo sobre
la petición del mismo demandado, sin lograr el consenso respecto al tema, lo que implica
resultados opuestos54.
51
FINAL REPORT OF THE WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS, § 34. “It is further recognized that the goal of
this WIPO Process is not to create new rights of intellectual property, nor to accord greater protection to intellectual
property in cyberspace than that which exists elsewhere. Rather, the goal is to give proper and adequate expression to
the existing, multilaterally agreed standards of intellectual property protection in the context of the new, multijuris-
dictional and vitally important medium of the Internet and the DNS that is responsible for directing traffic on the
Internet. The WIPO Process seeks to find procedures that will avoid the unwitting diminution or frustration of agreed
policies and rules for intellectual property protection”.
52
Véase por ejemplo el caso THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP AND NATIONAL WESTMINSTER BANK V. PEDRO
LOPEZ AND A&A SYSTEM SOLUTIONS AND ALBERTO RODRIGUEZ, WIPO Case Nº D 2002-0823.
53
“… it is not in this Panel’s view legitimate to use the Complainant’s own trademark as a platform for criticiz-
ing the Complainant itself ”. CHUBB SECURITY AUSTRALIA PTY LTD V MR. SHAHIM TAHMASEBI, WIPO Case Nº
D2007-0769.
54
Por ejemplo, comparar los casos WAL-MART STORES, INC. V. WALLMARTCANADASUCKS.COM (WIPO Case Nº
2000-1104) donde el Panel administrativo razonó que un nombre de dominio acompañado con la palabra
“suck” jamás podría ser confusamente similar en virtud de la Política Uniforme, con el caso WAL-MART STORES,
INC. V. WALSUCKS (WIPO Case Nº D2000-047) donde el panel administrativo designado por el mismo provee-
dor, el mismo año, consideró este tipo de registro como un ejemplo de registro en mala fe que puede ser decidi-
do aplicando la Política Uniforme.
55
Recuérdese que el único punto relevante representa el artículo 4 (a) (iii).
56
Sobre tema, véase FROOMKIN (2002) p. 615.
57
“Pour être répréhensible, l’usage d’une marque doit être fait à des fins commerciales ou publicitaires. En revanche,
l’usage dans un but d’information ne constitue pas une contrefaçon”. TGI Paris (22 févr. 1995).
58
Véase SECOND STAFF REPORT ON IMPLEMENTATION DOCUMENTS FOR THE UNIFORM DISPUTE RESOLUTION POLICY
“Staff believes that the issue of whether a pattern is present will depend on the fact pattern presented in each case and
that, until experience is accumulated with the policy, prescribing a more detailed definition is not warranted”.
Dicho artículo es demasiado amplio. En este orden de cosas, las normas animan una
amplia discreción del panel al momento de evaluar las normas y principios jurídicos que
se pueden aplicar en un determinado caso. Además, el artículo 10 de dicho Reglamento
permite que los paneles formulen sus propias normas sobre “la admisibilidad, relevancia,
materialidad y peso de las pruebas”. Esto es de crucial relevancia, dado que las normas y los
principios jurídicos que los panelistas consideren pertinentes se aplicarán al evaluar los tres
requisitos sustanciales y sus condiciones meritorias previstos dentro del artículo 4 (a) de la
Política Uniforme. En base a ello, la vaga terminología contribuye a interpretaciones pluri-
valentes cuyo resultado son enfoques contradictorios adoptados por los paneles. Asimismo,
la ausencia de garantías contra el uso indebido de la discrecionalidad o contra las decisiones
inconsistentes59, aumenta la inseguridad jurídica.
Muchas de las inconsistencias en la práctica ocurren porque los panelistas, en su
mayoría abogados, están influenciados por las legislaciones nacionales. Esta circunstancia
puede señalar un sesgo importante, dado que se estima que los demandantes pueden verse
tentados a elegir el proveedor de resolución de disputas en función de la aplicación de las
normas que este aplicará. Dicho concepto se conoce como forum shopping y significa que
los demandantes están intentando obtener los resultados a su favor, donde el proveedor que
más les convenga60.
En este contexto, en práctica han surgido preocupaciones sobre el sesgo en los casos
relativos a la libertad de expresión en la que participan los panelistas y las partes estadouni-
denses. De hecho, algunos estudios han demostrado que los demandados estadounidenses
tienen un mayor nivel de protección en los casos relativos al uso leal de los nombres de do-
minio comparado con los demandados de otros países61.
Al priorizar a los estadounidenses hay que tener en cuenta que “las leyes que prote-
gen y las sensibilidades que rodean la libertad de expresión no son exclusivos de los Estados
Unidos de América”62. Sin embargo, la defensa de uso leal tiende a ser ignorada por los pa-
nelistas de otros países.
Asimismo, como ya hemos mencionado, los panelistas provenientes de los países que
desconocen la dilución pueden interpretar este instituto de forma mucho más amplia de lo
que ha sido interpretado por los tribunales estadounidenses. En algunos casos los paneles
59
Cabe aclarar que la Política Uniforme carece de apelación interna, por lo que se excluye cualquier posibili-
dad de desafiar las decisiones internamente y de corregir eventuales decisiones erróneas. Del mismo modo, no
existe ninguna sanción para los panelistas que están aplicando dicha política de forma incorrecta o cuando están
ampliando el alcance de la propia política.
60
Según el Reglamento de la Política Uniforme la elección de la institución donde se llevará a cabo el procedi-
miento administrativo la decide la parte que presenta la demanda (titular de la marca). Este hecho ha generado
las preguntas sobre el sesgo a favor de los demandantes, lo que puede poner en cuestión la imparcialidad de los
paneles. Sobre este tema consultar FROOMKIN (2002) pp. 641 y ss.; GEIST (2002), KESAN, GALLO (2003) pp. 8 y ss.;
SIMON (2012) pp. 69 y ss.
61
Sobre el tema véase SIMON (2012).
62
“Laws protecting and sensitivities surrounding freedom of speech are not unique to the United States”. MATTHEW
HARRIS, 1066 HOUSING ASSOCIATION LTD. V. MR. D. MORGAN, WIPO Case Nº D2007-1461.
63
INGERSOLL-RAND CO. V. GULLY, WIPO Case Nº D2000-0021.
64
En los Estados Unidos de América los titulares de marcas son capaces de demandar bajo la FEDERAL
TRADEMARK DILUTION ACT (FTDA)-15 U.S.C. § 1125 (c) (2001) que contempla lo siguiente: “… el titular de
una marca famosa que es distintiva... tendrá derecho a una orden judicial en contra de otra persona que, en
comienza el uso de una marca o nombre comercial en el comercio que es probable que cause dilución por di-
fuminación o dilución por degradación de la marca famosa, independientemente de la presencia o ausencia de
confusión real o probable, de la competencia, o del daño económico real”.
“Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired
distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has
become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or
dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of com-
petition, or of actual economic injury”.
65
Véase los artículos 15 (e) y 16 (b) del Reglamento para una Política Uniforme.
66
GLIMCHER UNIV. MALL V. GNO, INC., Nº FA0107000098010.
67
ZALNIERIUTE y SCHNEIDER (2014) p. 15.
68
La información disponible en: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-06-20-en.
69
Un período Sunrise o de registro preferente se refiere al lanzamiento de un nuevo dominio de primer nivel
(TLD) antes de que comience su registro público, lo que permite que los titulares de las marcas comerciales re-
gistren los nombres de dominios de su interés.
gTLD, sino que también les permite indicar cuando creen que hay algo incorrecto respecto
a la aplicación de un gTLD70.
Esto significa que el espacio de los nombres de dominio de internet tiende no solo a
expandirse, sino también a contraerse. A propósito de esto, resulta imprescindible recordar
que cada vez que la ICANN introduce nuevos nombres de dominio genéricos disponibles,
a la vez restringe las condiciones para solicitarlos. Acotando las posibilidades de los usuarios
a utilizar los nuevos espacios de los nombres de dominio, inevitablemente se genera escasez
de los dominios disponibles.
Si bien los propietarios de marcas comerciales retienen los derechos legítimos para
proteger sus valiosos recursos dentro de los nuevos gTLD, las nuevas posibilidades previs-
tas por la ICANN, como el registro o la solicitud del bloqueo, suponen la probabilidad de
perjudicar la libre expresión. Las políticas de la ICANN sobre la aprobación de solicitudes
para nuevos gTLDs suponen un impacto significativo sobre quién puede usar esos nuevos
dominios, en qué forma y, por ende, la accesibilidad de la información en internet71.
Dichos mecanismos amplían el alcance de la protección de la marca comercial más
allá de lo previsto por las legislaciones nacionales. Inclusive, se genera un debate acerca
de que estos mecanismos han alentado a las organizaciones intergubernamentales a pedir
protección especial para sus acrónimos, lo que carece de fundamento jurídico72. Particu-
larmente preocupante es que dentro del nuevo proceso relativo a los nuevos gTLD se han
impulsado paralelamente los nuevos programas de registro que van más allá de lo previsto
por los mecanismos de salvaguardias incorporadas en el mismo programa de nuevos gTLD
de la ICANN73.
Como es bien conocido, bajo las legislaciones nacionales, el derecho marcario se basa
en el principio de la especialidad de las marcas, lo que significa que la marca está protegida
únicamente para los productos o servicios para los que fue registrada o para una determi-
nada clase de productos o servicios con el cumplimiento de ciertas formalidades de carácter
administrativo74.
Además, los derechos de marca son basados en el principio de la territorialidad. El
efecto más significativo de dicho principio es que se permite que diferentes personas sean
70
LIPTON y WONG (2012) p. 27.
71
Contracting and the Registry Agreement, disponible en: https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/
base-agreement-contracting#stats.
72
La información disponible en: https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-austin-et-
al-04oct16-en.pdf.
73
Uno de ellos, Donut Inc., ha proporcionado a los titulares de las marcas oportunidad única de bloquear
los errores ortográficos de sus marcas a través del DPML (Domains Protected Marks List) Plus. Consultar aquí:
http://www.donuts.domains/services/dpml-plus/dpml-plus-overview.
74
Es importante tener en cuenta que en el derecho comparado existen dos formas de adquisición de la marca
dependiendo si se trata de los procedimientos formales o informales dentro de diferentes sistemas jurídicos. En
el sistema basado en el registro, la creación y la extinción de los derechos marcarios dependen de la inscripción
en un registro nacional o regional pertinente, mantenido por la autoridad competente. En el sistema common
law se diferencian la registered trademark (la marca comercial registrada) y la common law trademark, el cual
puede incluir los nombres comerciales y personales. Cuando se trata de una marca common law, el demandante
debe demostrar que ha cumplido con las condiciones para la adquisición de la marca a través del uso.
titulares de marcas idénticas o similares para los productos o servicios idénticos o similares
en diferentes jurisdicciones.
Del mismo modo, la defensa del uso equitativo permite que terceras personas utili-
cen una marca para los propósitos de la crítica, la parodia, la referencia en la literatura, así
como en otros usos pertinentes siempre y cuando no se intente confundir a los consumido-
res. Estas limitaciones del derecho marcario son ignoradas por los mecanismos establecidos
por la ICANN.
Asimismo, cabe decir que el sistema de la TMCH relativo a los nuevos gTLD supo-
ne que los solicitantes seleccionados pueden optar por llevar a cabo su registro de manera
abierta o cerrada. Los registros cerrados están disponibles solo para un tipo específico de
usuarios de internet. En este entorno la ICANN ha emprendido iniciativas que pueden
perjudicar el derecho a la libertad de expresión.
Por ejemplo, en febrero de 2015, el Comité del Programa de nuevos gTLD de la
ICANN determinó que la extensión .doctor supone un espacio restringido para los profesio-
nales de la salud. Esta decisión de excluir una serie de usos posibles del nombre de dominio
.doctor, incluyendo una amplia gama de individuos que poseen un doctorado profesional o
incluso los titulares de las marcas como “Lawn Doctor”, “Screen Doctor” o “Rug Doctor” se ha
considerado como una medida contra los legítimos usuarios de la libertad de expresión. In-
cluso, parecía extraño que la ICANN de repente decidiera limitar a dominio .doctor, mientras
al mismo tiempo los términos análogos, como .clinic se registraban en forma abierta.
Respecto a esto, hay que tener en cuenta que la comunidad de la GNSO75 trató de
proteger los derechos de la libre expresión en el programa de nuevos dominios gTLD al
incluir los principios y recomendaciones respecto a la libertad de expresión en su Política
Final aprobada en 200776. En este marco, cabe mencionar los siguientes principios y re-
comendaciones que demuestran la intención explícita de proteger la libre expresión en el
nuevo programa de la ICANN:
Principio G: “El proceso de evaluación de parámetros no debe infringir los derechos
de libertad de expresión del solicitante que están protegidos por principios de derecho in-
ternacionalmente reconocidos”77.
En el mismo sentido, la Recomendación 3 contempla lo siguiente: “Los parámetros
no deben infringir los derechos legales de otros que son reconocidos o ejecutables bajo
principios de derechos generalmente aceptados e internacionalmente reconocidos. Ejem-
plos de estos derechos legales internacionalmente reconocidos incluyen, entre otros, los de-
rechos definidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en
75
La GNSO (Generic Names Supporting Organization) u la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos es
un subgrupo de la ICANN que se desempeña como una organización de apoyo para el desarrollo de políticas,
asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN sobre las políticas relacionadas con el DNS, específicamente
sobre la incorporación de nuevos dominios de nivel superior. Este cuerpo previamente era conocido como la
Domain Name Supporting Organization (DNSO) que fue sustituida en 2003.
76
ICANN Generic Supporting Organisation, FINAL REPORT OF THE INTRODUCTION OF NEW GENERIC TOP-LEVEL
DOMAINS (2007).
77
“The string evaluation process must not infringe the applicant’s freedom of expression rights that are protected un-
der internationally recognized principles of law”.
78
“Strings must not infringe the existing legal rights of others that are recognized or enforceable under generally
accepted and internationally recognized principles of law. Examples of these legal rights that are internationally rec-
ognized include, but are not limited to, rights defined in the Paris Convention for the Protection of Industry Property
(in particular trademark rights), the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (in particular freedom of expression rights)”.
79
FINAL REPORT OF THE WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS (1999).
80
Véase SECOND STAFF REPORT ON IMPLEMENTATION DOCUMENTS FOR THE UNIFORM DISPUTE RESOLUTION POLICY
4.1. c) The Recommended Policy Is Minimalist in its Resort to Mandatory Resolution. “The policy relegates
all “legitimate” disputes-such as those where both disputants had longstanding trademark rights in the name when
it was registered as a domain name-to the courts; only cases of abusive registrations are intended to be subject to the
streamlined administrative dispute-resolution procedure”. El texto disponible en: http://archive.icann.org/en/udrp/
udrp-second-staff-report-24oct99.htm.
81
La discusión completa de esta transición está fuera del alcance de este artículo. Sin embargo, es importante
entender que dichas funciones son claves para poder administrar internet y habitualmente se dividen en tres
áreas: a) asignaciones de protocolos (IP), b) recursos numéricos de internet y c) gestión de la zona raíz. Para
mayores detalles puede consultar LAKETIĆ (2016).
82
BYLAWS FOR INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES (2016).
83
Section 1.2 (b) (viii). Subject to the limitations set forth in Section 27.2, within the scope of its Mission and other
Core Values, respecting internationally recognized human rights as required by applicable law. This Core Value does
not create, and shall not be interpreted to create, any obligation on ICANN outside its Mission, or beyond obligations
found in applicable law. This Core Value does not obligate ICANN to enforce its human rights obligations, or the
human rights obligations of other parties, against other parties. Bylaws For Internet Corporation For Assigned Names
And Numbers, A California Nonprofit Public-Benefit Corporation (draft dated May 26, 2016), p. 5.
7. CONCLUSIÓN
A lo largo del presente trabajo hemos observado diversos problemas en el reconoci-
miento del estatus normativo de las normas internacionales relativas a la libre expresión, así
como obstáculos para su implementación integral en las sentencias en virtud de la Política
Uniforme, lo que nos demuestra que la creciente importancia internacional de internet y
decreciente papel del Estado nos obliga a reconsiderar la responsabilidad que cabe al sector
privado respecto a la violación de derechos humanos en la red. Al priorizar los problemas
causados por el hecho de que el sistema de los nombres de dominio de internet no estaba
previsto para enfrentarse a cuestiones relacionadas con la propiedad industrial, los me-
canismos alternativos de solución de controversias, los cuales priman en esta materia, son el
reflejo de la lucha exclusiva contra la ciberocupación.
Por tanto, la falta de atención a las cuestiones de nombres de dominio que abarcan
los temas más allá de su correlación con la ciberocupación, quiere decir, con las marcas
comerciales, se ha convertido en una regla general. Esta perspectiva representa una visión
estrecha de las correlaciones jurídicas provenientes de la aplicación de internet.
Sostenemos que, al priorizar las necesidades del mercado, no se puede perder de
vista que actualmente los nombres de dominio a menudo reflejan intereses que no se en-
cuentran en relación con los intereses marcarios, tampoco comerciales, sino, con la libertad
de expresión.
Como hemos explicado, los mecanismos de protección de los nombres de dominio
de la ICANN exceden los derechos conferidos por la marca y tienen implicaciones preocu-
pantes. Las decisiones exorbitantes se han transformado en medios para suprimir la libertad
84
“… unless and until a framework of interpretation for human rights (“FOI-HR”) is (i) approved for submission to
the Board by the CCWG-Accountability [working group] as a consensus recommendation in Work Stream 2, with the
CCWG Chartering Organizations having the role described in the CCWG-Accountability Charter, and (ii) approved
by the Board, in each case, using the same process and criteria as for Work Stream 1 Recommendations”. p. 137.
de expresión y desintegrar los derechos de los registrantes de los nombres de dominio. Una
visión demasiado estrecha respecto al requisito de la confusión similar amenaza la defensa
del uso leal de los registrantes de los nombres de dominio, lo que lleva al incumplimiento
de la protección concebida por las legislaciones nacionales. A modo que los registrantes
están sometidos a tratamientos diferentes, lo que se refleja en la heterogeneidad de las deci-
siones en que diferentes paneles consideran reclamaciones de la libertad de expresión, se ha
dado la inconsistencia en un ámbito del derecho que se está volviendo cada vez más sensi-
ble en el entorno de un nuevo forum de crítica, como es el caso de internet.
Del mismo modo, la ICANN como una institución de gobernanza global de inter-
net debería actuar en interés público. De hecho, en los artículos de Actas Constitutivas de
la ICANN se establecía que: “La Corporación operará en beneficio de la comunidad de
internet en su conjunto, llevando a cabo sus actividades de conformidad con los principios
relevantes del derecho internacional, las convenciones internacionales aplicables y las leyes
locales y, en la medida apropiada y consistente con estos Artículos y sus Estatutos, me-
diante procesos abiertos y transparentes que permitan la competencia y libre ingreso a los
mercados relacionados con Internet. A este efecto, la Corporación cooperará, según corres-
ponda, con las organizaciones internacionales pertinentes”85.
Sin embargo, la ICANN ha reformado Actas Constitutivas y ya no funciona al mar-
gen del marco del ordenamiento jurídico internacional86. Como hemos discutido, el Esta-
tuto actual de la ICANN atribuye un ámbito distinto de competencias87.
Incluso antes de estas reformas, las crecientes demandas de proteger los derechos en
internet, en particular la libertad de expresión, no han dado frutos. Cuando la NTIA aún
administraba el contrato con la ICANN, lo que significa que estaba sujeta a las mismas
restricciones y obligaciones legales para proteger la libertad de expresión que el gobierno es-
tadounidense, algunas de las partes interesadas más influyentes se resistían a comprometer a
la ICANN con cualquier obligación de proteger los derechos humanos. La Política Final de
la GNSO relativa a la protección de la libre expresión fue infringida por el mismo personal
de la ICANN.
Jurídicamente hablando, no existe ningún respaldo para decidir en función de mo-
tivos comerciales al anteponer los derechos de la propiedad industrial a las exigencias de la
libertad de expresión.
Estamos enfrentándonos al riesgo de atenuar lo que no es atenuable, la severidad
de la norma básica de derechos humanos. Si aceptamos disminuir la responsabilidad del
sector privado tolerando la aplicación de patrones voluntarios respecto a la libre expresión,
estamos perdiendo de vista que “la propiedad intelectual es solo un pequeño lago en el con-
85
“The Corporation shall operate for the benefit of the Internet community as a whole, carrying out its activities in
conformity with relevant principles of international law and applicable international conventions and local law and,
to the extent appropriate and consistent with these Articles and its Bylaws, through open and transparent processes
that enable competition and open entry in Internet-related markets. To this effect, the Corporation shall cooperate
as appropriate with relevant international organizations”. ARTÍCULOS DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE LA ICANN
(2012): artículo 4.
86
La información está disponible en: https://pti.icann.org/articles-of-incorporation.
87
Tener en cuenta BYLAWS FOR INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (2016).
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diciembre de 2012, demanda Nº 3111/10.
RESUMEN: Este artículo revisa el ejercicio de la potestad legislativa delegada desde 1833
hasta el 2014. En el siglo XIX su utilización responde a autorizaciones parlamentarias de
mayor extensión, que comprenden la actividad legislativa. En el siglo XX, los decretos con
fuerza de ley nacen como práctica praeter constitutionem en 1927 y siguen operando como
autorizaciones para regular con rango de ley y no como encargos sobre materias precisas.
Su principal uso inicial entre 1927 y 1932 (control del gasto público y reorganización de
la administración del Estado) se mantiene durante todo el siglo pasado. Su incorporación
a la Constitución en 1970 y luego a la de 1980, intenta reforzar su carácter de encargo. Sin
embargo, en la práctica, la delegación sigue funcionando como una autorización para regular
con rango de ley materias de organización administrativa.
ABSTRACT: This article reviews the exercise of legislative power delegated from the 1833
Constitution to the present. In the XIX century its use responds to broad authorizations
from Congress, which include Congressional Legislative Power. In the XX century, rules of
legislative force and effect were born as practice praeter constitutionem in 1927 and contin-
ue to operate as broad authorizations to regulate with the status of law and not as precise
mandate. Its main initial use between 1927 and 1932 (control of public expenditure and
reorganization of the public administration) is maintained throughout the past century. Its
incorporation to the Constitution in 1970 and then to that of 1980, tries to reinforce its
commission character. However, in practice, the delegation continues to function as an au-
thorization to regulate matters of administrative organization with legislative force and effect.
*
Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor de Derecho Constitucional de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirección postal: Avenida Brasil 2950, Valparaíso. Dirección
electrónica: alan.bronfman@pucv.cl. Este artículo forma parte del proyecto de investigación Fondecyt
núm. 1151365, titulado “Perspectivas para el desarrollo de la facultad de delegar la potestad legislativa en Chile
en armonía con las exigencias de un régimen democrático representativo y de separación de poderes”. El autor
agradece la colaboración de la profesora Mg. María Trinidad de la Maza Ovalle.
1. INTRODUCCIÓN
El traspaso de la potestad legislativa desde el Congreso al Presidente de la República
puede realizarse utilizando dos técnicas distintas. Una técnica posible consiste en que el
Congreso otorga un permiso formal al Presidente de la República para crear normas ge-
nerales o intervenir en asuntos cuya regulación corresponde a la ley. Otra técnica posible
consiste en que el Congreso traspasa su poder legislativo al Presidente de la República para
“que haga sus veces” en unos asuntos o materias determinados1. Esta segunda técnica su-
pone un encargo preciso dirigido a la utilización de la potestad legislativa en un ámbito o
materia acotado.
En este trabajo, de modo convencional, denominaremos a la primera técnica auto-
rización y a la segunda delegación. Si bien dichos términos son utilizados como sinónimos
por la regulación constitucional chilena de la delegación (art. 64 CPR), creemos que nues-
tra historia permite y recomienda darles un sentido diferenciado, sin que ello tenga preten-
sión de incidir en la interpretación del texto constitucional vigente.
Sostendremos, en las líneas que siguen, que la autorización es la técnica inicial de
traspaso de la potestad legislativa en el siglo XIX en Chile y que resurge en 1927. Los en-
cargos normativos sobre materias particulares son escasos en el siglo XX. El constituyente,
en todo caso, incorpora la especificación de materias como base formal para la delegación,
primero en la reforma constitucional de 1970 y luego en el texto fundamental de 1980.
La autorización es una técnica que forma parte del proceso de constitucionalización
del poder de gobierno durante el siglo XIX. Tanto en Chile como en varios regímenes polí-
ticos de Europa occidental, este proceso intentó formalizar y delimitar, mediante la Cons-
titución y la ley, los poderes del soberano que otrora sustentaron el nacimiento del Estado
moderno2. Dicho proceso tiene una relación directa con el fortalecimiento del Congreso
(que autoriza pues tiene la potestad sobre la materia) y con el desarrollo de la regulación de
las potestades de gobierno preexistentes.
En la etapa inicial de construcción del Estado de Chile, en la primera mitad del siglo
antepasado, una idea aceptada sobre el funcionamiento de la separación de poderes, en lo
que a legislación se refiere, era que al Congreso correspondía el control sobre los asuntos
atingentes a la libertad del individuo y a la protección de su propiedad y que al Poder Eje-
cutivo pertenecían la potestades extraordinarias para enfrentar las circunstancias de excep-
ción3. Dicho esquema inicial, por cierto, en el período de formación del Estado chileno,
1
La expresión forma parte de la definición de delegar del diccionario de la RAE.
2
En términos de Loughlin, el poder despótico declinó, sometido a restricciones institucionales que avanzaron
en su racionalización. Para este autor el poder del Ejecutivo tiene dos componentes, potestas y potentia. La pri-
mera se legitima por medio del consentimiento y por ello requiere de la intervención del Congreso, y atañe al
beneficio directo de sujetos particulares (derechos subjetivos y libertades). La potentia, en cambio, fundamenta
su despliegue en los fines de la comunidad política, el bien supremo de pueblo, y subsiste bajo distintos nom-
bres en el constitucionalismo, pues sus restricciones nunca han sido completas. LOUGHLIN (2012) pp. 168, 375,
376, 378, 383, 385 y 434.
3
Esta idea puede reconducirse a Montesquieu, quien distinguía entre el poder ejecutivo de los asuntos que
dependen del derecho de gentes y poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho civil; MONTESQUIEU
(1998) pp. 107, 128 y 129. En particular, al Congreso le interesaban la libertad personal, la seguridad indivi-
generaba tensión y fricción entre ambos poderes, y ello explica, en parte, la inestabilidad
de los períodos 1818-1830 y los problemas del gobierno de Manuel Montt4. La división
inicial, sin embargo, se modifica durante el desarrollo del siglo XIX tanto por el desarrollo
de legislación protectiva de la libertad, como por la continua reducción de la noción de
excepcionalidad5.
Conviene notar que la técnica de la autorización, en la primera mitad del siglo XIX,
se relacionaba más bien con el problema que requiere de una intervención estatal extraor-
dinaria, como una guerra o insurrección, y no con el instrumento de acción estatal cuya
utilización se permitía. De hecho, como explicaremos más abajo, lo que la Carta de 1833
en su art. 36 núm. 6 permitía era otorgar al Presidente de la República “facultades extraor-
dinarias” en general y no una potestad legislativa en particular. La autorización, entonces,
no se concebía como un medio para traspasar una potestad normativa reservada al Congre-
so, sino una herramienta para enfrentar un problema estatal de excepcional gravedad y que,
eventualmente, podía requerir el uso de una potestad legislativa extraordinaria.
La delegación, en cambio, supone un estadio de desarrollo superior del orden
constitucional, en que la racionalidad y la legalidad han acotado de modo significativo la
discrecionalidad del poder administrativo. Algunos sostienen que dicho poder se reduce
y queda confinado en potestades regulatorias que previenen daños futuros, concentradas
en precaver usos lesivos de la libertad y la propiedad6. En el nuevo contexto delegatorio, el
traspaso de la potestad legislativa se entiende como un encargo normativo preciso al Poder
Ejecutivo, cuyo fundamento es la imposibilidad o dificultad del Congreso para realizar una
tarea legislativa considerada urgente y prioritaria7.
En este trabajo revisamos la utilización de la potestad legislativa delegada desde 1833
hasta el 2014, como camino para descubrir cómo se ha concebido el traspaso de la potestad
legislativa bajo las tres constituciones de mayor vigencia en Chile. Desde ya podemos afir-
mar que la técnica decimonónica de la autorización no ha sido reemplazada por la técnica
de la delegación, concebida esta última como un encargo normativo especial dirigido a la
regulación de una materia determinada fijada por el Congreso con base en una necesidad
política particular. La autorización, creemos, explica bien la transferencia de la potestad le-
gislativa en los inicios de la vigencia de la Carta de 1925, y se mantiene como criterio que
hace operar la mayor parte de la legislación delegada hasta 1973. Desde 1990 en adelante,
dual y la propiedad, como también las libertades de imprenta y religión; COLLIER (1977) pp. 146-154. Para
Mayer, la clásica reserva de ley establecida por las constituciones era la derivada de los derechos fundamentales
con reserva expresa o tácita de las limitaciones que estas libertades pueden sufrir por la ley o en virtud de la ley;
MAYER (1949) p. 98. IANCU (2012) pp. 189 y 190; EYZAGUIRRE (1987) pp. 98, 134, 140.
4
Tensión y fricción que expresa las discrepancias entre las fuerzas políticas conservadoras y liberales. Las pri-
meras entendían que la Constitución y la ley debían subordinarse, en determinadas circunstancias, a la necesi-
dad del gobierno de conservar el orden público. Las segundas defendían la primacía general y permanente de
la Constitución y la ley. FAÚNDEZ (2011) p. 42; VILLALOBOS (2005) p. 123; GÓNGORA (1994) pp. 41, 42, 45;
EDWARDS (1972) pp. 62-75.
5
La aprobación del Código Civil es un claro hito en esta materia, como también la reforma constitucional de
1874. HEISE (1986) pp. 150, 86.
6
IANCU (2012) p. 190.
7
CAREY y SHUGART (1998) pp. 2, 17.
el traspaso de potestad legislativa sigue funcionando como una autorización para la reorga-
nización de las plantas de la Administración del Estado, un área en que confluyen el interés
del Congreso por el control sobre el gasto aprobado en la Ley de Presupuestos y la facultad
de autoorganización que pertenece a cada poder.
8
Notemos que el esfuerzo por extender el dominio de la ley se apoya desde el siglo XVIII en el propósito co-
dificador. No fue un esfuerzo liderado por el parlamento en la mayoría de los países de Europa occidental. Los
parlamentos del siglo XIX aprobaban pocas leyes y muy pocas leyes de carácter general. Pereira recuerda que
hasta el segundo tercio del siglo XX el Parlamento británico legislaba poco. En el siglo XIX, la inmensa masa de
leyes aprobadas en Westminster eran “especiales”, aplicables solo a un caso, como en Chile en el mismo perío-
do; BAGEHOT (1966) pp. 153 y 154; PEREIRA (1992) p. 166; y PEREIRA (2015) pp. 323-326.
9
BRAVO LIRA (1992-1993) pp. 308, 311, 312, 315, 316 y 319. Sin perjuicio de su defensa de su poder norma-
tivo de control sobre el gasto y sobre el presupuesto de la administración pública.
10
Con la expresión “asamblea” aludimos a todas las asambleas del período que asumen funciones representati-
vas, legislativas o constituyentes. VALENCIA (1986) pp. 1-109.
11
Sin perjuicio de la primacía más bien autoritaria del Ejecutivo en las Cartas de 1818 y 1822 (que también se
proyecta en el proceso legislativo) y que se contrapone al liberalismo de las de 1823 y 1828; FAÚNDEZ (2011) p. 31.
12
Según Edwards, no existía a comienzos del siglo XIX una base doctrinal y política que sustentase la emanci-
pación con ideas propias; EDWARDS (1959) p. 27. Heise opina de manera similar; CARRASCO (2002) p. 26.
13
La categoría normativa ley fue poco utilizada en el período 1810-1830. Uno de razones es que ella se asocia-
ba a la plena legitimidad representativa del Congreso Nacional, lo que exigía un cierto grado de control terri-
torial en la república. Los actos normativos generales del período reciben distintas denominaciones y procedi-
mientos: reglamentos (en su mayoría, aprobados por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo), ordenanzas,
bandos, acuerdos, dictámenes, oficios, senado consultos, etcétera. En casi la totalidad de los casos, el origen del
cuerpo normativo es externo al Congreso. Antes de 1823 no se encuentran leyes, al menos, aprobadas bajo di-
cha denominación por el Congreso Nacional y entre 1823 y 1830 es posible contabilizar menos de veinte leyes.
En los años 1826-1827 y 1828-1829 sí hay períodos de trabajo legislativo regular, aunque incipiente. BARROS
ARANA (2005) passim; BRAVO LIRA (1992-1993) p. 311; LETELIER (1887) p. 37; DIARIO OFICIAL y CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA (2010) pp. 1-48.
14
En las “leyes fundamentales”, como las denominó Camilo Henríquez el día de apertura del Congreso en
1811. La elaboración de las sucesivas leyes fundamentales comprometió una buena porción del limitado tiempo
de sesiones. BRAVO LIRA (1992-1993) p. 306.
15
De todos modos, las asambleas sí participaron en la creación de normas de carácter general elaboradas y pro-
puestas por el Poder Ejecutivo (sobre organización administrativa y judicial, procedimiento civil, derecho penal,
tributos, libertad de imprenta, salarios de servidores públicos, fomento económico, aduanas, testamentos, mi-
nería, protección de indios, entre otras).
16
BARROS ARANA (2005) pp. 118, 271 y 272. La primera oración se refiere al Congreso de 1826 y la última al
de 1828.
17
EDWARDS (1972) pp. 16 y 123.
18
Su antecesora sí la tenía. La Constitución de 1828, en su art. 46, referido a las atribuciones exclusivas del
Congreso, disponía: “[h]acer leyes jenerales en todo lo relativo a la (...); protección de todos los derechos indi-
viduales enumerados en el capítulo tercero de esta Constitución (...)”. Ninguno de los tres proyectos que prece-
dieron a la Carta de 1833 contiene una disposición similar.
si nada se dijese, podrían pertenecer al Poder Ejecutivo según los criterios generales de la
doctrina de la separación de poderes19.
Por otra parte, la Constitución contenía una reserva legal extensa (y extensible) en
su artículo 12, que regulaba los derechos constitucionales. Así, el mero establecimiento de
libertades y del derecho de propiedad por la Constitución, restringía el actuar del Gobier-
no, bien de modo absoluto (como prohibición), bien imponiéndole el deber de intervenir
mediante acto legislativo. Esta reserva no estaba formulada con un mandato general, pero
como fue evidente para los protagonistas del período, otorgaba sustento constitucional, po-
lítico y jurídico, a las leyes de mayor relevancia social del siglo XIX20.
Al listado de materias reservadas a la ley por el artículo 37 y a las que podían dedu-
cirse del artículo 12 de la Constitución 1833, correspondía sumar las que nacían de otras
remisiones constitucionales expresas21.
Por último, deben sumarse como materias reservadas a la ley las que nacían de la re-
gulación legal creada fuera del ámbito reservado a ella por la Constitución. Estas resultaban
de la aprobación de leyes que tendían a convertir lo regulado por ellas en materia de ley22.
Una vez instaurado el régimen constitucional de 1833 y fijado el ámbito de la ley,
podemos observar la labor legislativa del período. A partir de 1834 comienzan a aprobar-
se un número importante de leyes, pero la regularidad en su trámite y aprobación solo se
constata después de 184023. La ley era, en mayor medida, la herramienta que los parla-
mentarios utilizaban para intervenir en decisiones de gobierno en asuntos de su interés, lo
que incluía numerosas materias que en el presente se considerarían propias de gobierno o
administración24. Si excluimos las leyes que atañen a la organización del aparato estatal, son
pocos los cuerpos legales dedicados a la regulación general de asuntos relevantes para toda
la sociedad. Como explicaremos más adelante, parte importante de dichas leyes generales
tuvieron su origen fuera del hemiciclo parlamentario.
19
Es más, algunos de sus numerales admiten una interpretación claramente invasiva del campo reglamentario.
20
Carrasco decía que “(...) porque hai instituciones protectoras que velan por nosotros, porque tenemos re-
presentantes que atiendan nuestros intereses, porque es menester una espresión de la voluntad soberana, una
lei, para la adopción de algunas de esas medidas, para la resolución soberana sobre esos intereses”; CARRASCO
ALBANO (1874) p. 84. Huneeus decía que la autoridad presidencial no podía “limitar las garantías individuales,
ni ofender derechos fuera de los casos expresamente previstos en la misma Constitución o las leyes”; HUNEEUS
(1891) pp. 39 y 9.
21
Como, entre otras, las elecciones, la inversión de rentas públicas, los departamentos ministeriales, el número
de alcaldes y regidores, el gobierno interior, los pagos autorizados, las milicias, la vinculación de la propiedad, el
plan general de educación pública y un conjunto de garantías fuera del art. 12. Cada reserva se configuraba con
su propia extensión.
22
“Tendían” ya que determinados tipos de leyes (en especial las de nombramiento o las que otorgaban algún
beneficio particular), no generaban una reserva legal sobre todas las materias o asuntos similares.
23
Entre 1831 y 1839 pueden contabilizarse un poco más de cien leyes, la mayoría de carácter particular. Hay
gran oscilación en la producción legislativa anual. En los años 1830, 1838 y 1839 se aprueba solo una ley y
en tres años (1831, 1833 y 1836) el promedio anual de leyes es ocho y fracción. En los años 1832 y 1835 se
aprueban cerca de veinte por año, y en 1834 cuarenta. El promedio anual en la década siguiente alcanza 28 le-
yes aprobadas, con una variación ostensiblemente menor.
24
El Congreso Nacional era el poder normativo más fuerte y contaba con un poder regulatorio que, en los he-
chos, podía menoscabar incluso la vigencia efectiva de la propia Constitución. HUNEEUS (1890) pp. 252 y 253;
LASTARRIA (1906) p. 473.
25
Para Locke, el poder político es, precisamente, el poder de dictar leyes para regular y preservar la propie-
dad. LOCKE (1769) p. 195. La ley del 14 de julio de 1852, el Código Civil y el Reglamento del registro del
Conservador de Bienes Raíces fueron cuerpos normativos redactados fuera del Congreso, sin perjuicio que la
ley y el Código fueron aprobados en sede parlamentaria. La abolición del mayorazgo, un tópico sensible para
los parlamentarios, avanzó más por iniciativas del Poder Ejecutivo y normas constitucionales, que por decisio-
nes legislativas (con excepción de la ley citada, que fue redactada por Bello). BARROS ARANA (2005) pp. 65, 198;
EYZAGUIRRE (1986) p. 112.
26
OBANDO (2014) pp. 635-638.
27
En 1841 a indicación de Mariano Egaña para que el presidente Bulnes incluyese dos proyectos de ley en la
convocatoria a legislatura extraordinaria. En 1857 en propósito era cambiar a ministros del gabinete. También
hubo iniciativas en 1850 y 1859. EYZAGUIRRE (1986) p. 108; FAÚNDEZ (2011) pp. 55.
28
BRAVO LIRA (1996) pp. 102-106, 208; URZÚA (1992) pp. 172-173.
29
Las facultades extraordinarias se utilizaron en 1833-1834, 1836-1837, 1838-1839, 1851-1853, 1859-1861.
Hubo estado de sitio en 1837, 1840, 1846 y 1858; BRAVO LIRA (1996) p. 300. URZÚA (1992) pp. 75-77.
30
Sin perjuicio de su empleo coyuntural por parte de Mariano Egaña, cuyo fruto son sus conocidas leyes.
El período que sigue se inicia con las reformas constitucionales de 1874. Estas re-
formas son el resultado final del paulatino estrechamiento de las potestades extraconstitu-
cionales reconocidas al Presidente de la República. El intervencionismo presidencial en las
elecciones parlamentarias fue reemplazado por el intervencionismo de los partidos políti-
cos, los que desde una posición robustecida impusieron nuevas condiciones para el funcio-
namiento del régimen político y constitucional.
Las reformas constitucionales robustecieron la potestad legislativa del Congreso
Nacional en cinco materias: reducción del quórum para celebrar sesiones, la inclusión de
seis consejeros elegidos por el Congreso en el Consejo de Estado, la convocatoria a sesiones
extraordinarias, la simplificación del proceso de insistencia de ambas cámaras (después del
rechazo de la observaciones presidenciales) y la reforma del art. 36 numeral 631. Esta última
reforma modificó la norma que, en su oportunidad, sirvió para fundar la potestad legislati-
va extraordinaria32.
En el período 1874-1924, el predominio político de los partidos, ejercido a través
del Congreso Nacional, consolidó a la ley como un instrumento decisional ilimitado en su
extensión sustantiva33. En la práctica, la reserva de ley en la Constitución de 1833 operó de
acuerdo a las condiciones e intereses de la política chilena del siglo XIX, sin constituir un
ámbito en que el Congreso necesitase defenderse del Poder Ejecutivo.
31
Las dos primeras siguen a la introducción de la prohibición de reelección presidencial inmediata, de sep-
tiembre 25 de 1873 y octubre 24 de 1874, respectivamente. Las dos siguientes son de 12 de diciembre de 1891
y 26 de junio de 1893. La última es de octubre de 1874.
32
La modificación reemplazó la autorización al Presidente para el uso de facultades extraordinarias por el po-
der del Congreso para “dictar leyes excepcionales” y transitorias, limitativas de la libertad personal, de imprenta
o reunión.
33
La definición del artículo 1º Código Civil da cuenta de esta valoración. Claro Solar reconocía que la ley debía
ser constitucional, pero “de esta constitucionalidad solo es juez el legislador mismo”; CLARO SOLAR (1898) p. 30.
34
Esta facultad no se explicitó en ninguna de las leyes de facultades extraordinarias aprobadas, pese a que la
Constitución exigía detallar expresamente las facultades concedidas.
para el ejercicio de la potestad legislativa. De estas, tres se aprobaron antes de 1839, en tan-
to las tres restantes entre 1851 y 186135.
De todas, la de mayor importancia fue la ley de facultades extraordinarias del 31 de
enero de 1837, que autorizó al Presidente a utilizar “todo el Poder Público que su pruden-
cia hallare necesario para regir el Estado”. Ella dio lugar a sesenta y ocho decretos que las
invocaban como fundamento, número que incluye un porcentaje menor de leyes en senti-
do material36. Las restantes cinco leyes de facultades extraordinarias permitieron adoptar un
número limitado de decisiones reservadas a la ley, las que no incluyeron leyes de carácter
permanente y general.
Como dijimos antes, el traspaso de potestad legislativa como parte de un haz de po-
deres extraordinarios generó conflicto en tanto instrumento de persecución política y, en
muy menor medida, por su incidencia en la creación de normas generales y permanentes
de derecho común. Destaca aquí en especial el conflicto suscitado como consecuencia de la
creación de tribunales especiales en uso de facultades extraordinarias conferidas al Presiden-
te de la República por citada ley de 183737.
Dejando de lado el debate político, conviene observar dos cuestiones en relación
con la no utilización de la delegación de la potestad legislativa. La primera es que, des-
pués de la independencia, era reconocida la necesidad de avanzar en la transformación
del ordenamiento jurídico hispánico en un ordenamiento jurídico chileno y que ella solo
podía atenderse con la aprobación de nuevas leyes. Pese a que nuestro naciente Congreso
no tenía capacidad, herramientas, ni tradición para elaborar los cuerpos legales que reem-
plazasen la regulación hispana, no se consideró la posibilidad de delegar poder legislativo
al Presidente38.
Por otro lado, para enfrentar el problema, hubo varias mociones que proponían en-
comendar a un letrado externo la codificación nacional39. En los hechos, normas relevantes
para la construcción del ordenamiento legal chileno tuvieron su origen fuera del hemiciclo.
Las leyes marianas fueron un esfuerzo por crear una regulación procesal nacional sin contar
con consenso parlamentario directo. Con posterioridad, y luego de varios intentos frustra-
dos, la tarea de elaborar un Código Civil fue realizada fuera del Congreso y lo mismo otros
35
1833, 1836, 1837, 1851, 1852, 1859. BRONFMAN (2017) pp. 279-281, 286-287.
36
BOLETÍN DE LA LEYES Y DE LAS ÓRDENES Y DECRETOS (1841) VII, p. 212; y BOLETÍN DE LA LEYES Y DE LAS ÓR-
DENES Y DECRETOS (1841) VIII, pp. 10, 91 y 177. Los decretos que con mayor propiedad pueden considerarse
legislativos son los referidos a materias jurisdiccionales. Su origen es un proyecto de código procesal civil redac-
tado por Mariano Egaña.
37
El Presidente no solo creó tribunales, también aprobó normas penales. La ley de 1837 fue muy criticada.
Huneeus y Roldán opinaron que ella hizo que el Congreso desapareciese de Chile entre 1837 y 1839, lo que en
materia legislativa es evidente. ROLDÁN (1917) p. 338; HUNEEUS (1890) p. 177.
38
No obstante, sí hubo encargos al Presidente para la dictación de normas como el reglamento de Aduanas o
un reglamento con fuerza de ley para fijar los deberes de amos y criados; BRONFMAN (2017) pp. 276 y 277.
39
En 1826 hubo una moción del diputado Muñoz Bezanilla en este sentido y a comienzos de la década de
los treinta, dos oficios enviados por el Gobierno al Senado propusieron autorizar a un individuo para elaborar
un código de leyes comprensivo de los principales ramos administrativos y de la organización económica. En
1835 el ministro del Interior propuso un proceso de codificación parcial mediante este método; BARROS ARANA
(2005) p. 65; GUZMÁN BRITO (1988) pp. 73-81; BRAVO LIRA (1983) pp. 192-197.
códigos del período. A estos cuerpos legales que crean el Derecho chileno, se pueden añadir
aquellos que, según la doctrina, fueron fruto de una autorización o delegación legislativa,
como el reglamento del registro del Conservador de Bienes Raíces40.
Una segunda cuestión fue la relativa libertad del Presidente entre 1833 y 1860 para
redactar y aprobar normas generales en materias de su interés, con prescindencia del Con-
greso Nacional41. El Congreso aceptaba el poder normativo de un Presidente que intervenía
en la elección de los propios parlamentarios, aun cuando contaba con argumentos consti-
tucionales para impedirlo. Al término del decenio de Montt, no obstante, dicha aceptación
cambia de cariz, pues el poder de los partidos políticos alcanzaba a la presidencia de la re-
pública y no era necesario disputar la potestad normativa entre un Presidente y un Congre-
so sometidos a los partidos más fuertes.
Ya iniciado el proceso de debilitamiento relativo de la magistratura presidencial, es-
porádicamente se cuestionó el alcance del poder reglamentario del Presidente, en especial
por la creación de cargos u organismos vía decreto42. Sin embargo la aprobación de los
gastos permitía al Congreso validar o rechazar la creación de oficinas públicas realizada
por decreto43.
En una mirada general, el acomodo de la potestad legislativa y la reglamentaria de
acuerdo a los intereses del Presidente de la República y el Congreso Nacional, explica la
ausencia de una necesidad imperiosa de delegar la potestad legislativa en el siglo XIX. Este
acomodo, que puede comprobarse en numerosas leyes “reglamentarias” y decretos “con
contenido de ley”, no enfrentó ningún tipo de control jurídico externo44. Al no existir
potestades de control de constitucionalidad ajenas al Poder Legislativo y Ejecutivo, ambos
podían utilizar sus potestades de acuerdo a sus intereses y a lo aceptado en el juego político.
En los términos explicados, la delegación de la potestad legislativa fue más bien una
autorización excepcional al Poder Ejecutivo, que formaba parte de un haz más grande de
atribuciones extraordinarias, y que fue posible utilizar hasta 1860. El predominio liberal y
el robustecimiento del Congreso Nacional hicieron muy difícil su utilización después.
40
El art. 606 del Código Civil constituiría un ejemplo de delegación de potestad legislativa. No es posible
esclarecer hasta qué punto esta interpretación era aceptada en el Congreso. La remisión se repite después en el
Código de Comercio. El Tribunal Constitucional validó esta interpretación el año 2006 (STC 511/06).
41
Que se manifiesta en especial en normas aduaneras y tributarias. El Presidente se arrogó facultades legis-
lativas y los respectivos Congresos se manifestaron poco celosos de sus atribuciones; LETELIER (1917) p. 489;
HUNEEUS (1891) p. 49.
42
HEISE (1986) p. 25.
43
LETELIER (1917) p. 484.
44
Aunque frente a un decreto invasor del campo legal podía reclamarse ante los tribunales, ello no sucedió.
vaban los mandatos de 1833, sin perjuicio de los cambios en materia de gasto público45. A
este listado, como en 1833, se sumaban las remisiones explícitas a la ley y las que se dedu-
cían de las garantías y libertades protegidas por la Constitución. Asimismo, completaban la
reserva, por aplicación de las reglas del sistema de fuentes, todas las materias que ya fueron
objeto de regulación legal.
Pese a que la idea de permitir la delegación de facultades legislativas fue rechaza-
da en la Subcomisión que redactó el texto de 1925, en enero de 1927 se aprobó una ley
que otorgaba facultades legislativas al Presidente de la República46. Entre 1927 y 1970,
la delegación de la potestad legislativa funcionó como una práctica admitida y valida-
da por los operadores del sistema político y jurídico, pese al juicio que representaba
su inconstitucionalidad47.
En enero de 1970, se incorporó a la Constitución el procedimiento de delegación
legislativa, tomando como base la propuesta de Jorge Alessandri de julio de 196448. La
norma recogió la experiencia de la delegación 1927 y detalló las materias en que era posible
autorizar al Presidente de la República para legislar, así como las restricciones y facultades
del Congreso en ejercicio de su potestad delegatoria49. El claro propósito de la reforma fue
limitar el ámbito de la delegación de potestad legislativa50.
45
En materia de gasto público, los cuatro numerales de 1833 se transforman en seis numerales. Después de
1891 la nueva regulación constitucional es más detallada en lo que concierne a la ley de presupuestos.
46
Ley Nº 4.113. SUBCOMISIÓN DE REFORMAS CONSTITUCIONALES (1925) pp. 395, 502.
47
“Delegatas potestas non delegatur” dice un conocido aforismo. En lo político, destacamos la crítica de Arturo
Alessandri Palma y, en la doctrina, las de Jara, Silva Bascuñán, Andrade y Estévez. La Corte Suprema, en 1932,
1933 y 1953, sostuvo que carecía de facultad para pronunciarse acerca de la potestad para delegar que se atri-
buía el Congreso. El 2008 el Tribunal Constitucional reconoció los DFL dictados con anterioridad a 1970,
mientras no lesionasen derechos fundamentales, por los perjuicios al sistema jurídico y a la paz social que con-
llevaría negar dicho reconocimiento (STC 1191/08); JARA (1948) pp. 41 y 42; SILVA BASCUÑÁN (1963) pp. 155,
163, 442; ANDRADE (1971) pp. 55-58; ESTÉVEZ (1949) p. 239. Bernaschina, en cambio, validaba la delegación;
BERNASCHINA (1958) pp. 69-73.
48
Antes de la Ley Nº 17.284 de reforma constitucional, hay proyectos de Eduardo Frei Montalva, Héctor
Correa Letelier y Francisco Bulnes Sanfuentes y una comisión consultiva de 1954 creada por Ibáñez para el
tema. El proyecto de reforma constitucional de julio de 1964, redactado por Enrique Ortúzar y Enrique Silva
Cimma, tiene algunas diferencias con el aprobado en 1970; EVANS (1970) pp. 113-114, CORDERO (2010) p. 56.
49
El nuevo numeral 15º del art. 44 permitía dictar DFL en materias tales como: creación y organización de
los servicios del Estado y de las Municipalidades; fijación de plantas y de regímenes previsionales del sector
público; creación de contribuciones; contratación de empréstitos; enajenación de bienes del Estado o de las
Municipalidades. Los prohibía para la regulación de la nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos y ma-
terias comprendidas en las garantías constitucionales (salvo la admisión en empleos y funciones públicas; el
modo de usar, gozar y disponer de la propiedad, y sus limitaciones y obligaciones; la protección al trabajo, a la
industria y a las obras de previsión social). Tampoco podían regular la organización, atribuciones y régimen de
los funcionarios del Congreso Nacional, Poder Judicial y Contraloría General de la República, ni exceder un
año. El Congreso debía señalar en la ley autorizatoria las “materias precisas” de la delegación, pudiendo agregar
limitaciones, restricciones y formalidades. Estas últimas no eran mencionadas en el proyecto de julio de 1964.
50
Silva Cimma señalaba que la ley que autorizaba el DFL debía ser específica y que, “en el evento de dudas,
debe concluirse que la delegación de atribuciones no fue dada”; SILVA CIMMA (2008) p. 105. Guzmán Dinator
sostiene que la reforma de 1970 impidió delegar materias que implican el ejercicio de funciones políticas;
CENC (1977) p. 306. En las discusiones del Consejo de Estado sobre el proyecto de Constitución de 1980,
Jorge Alessandri cuestionaba la amplitud de la delegación y su uso histórico para “caracterizar la administración
pública” y “reemplazar numerosos empleados por otros” que gozan del favor de los partidos mayoritarios. El
Como dijimos arriba, la necesidad de delegar la potestad legislativa tiene una rela-
ción directa con el control de constitucionalidad y su funcionamiento. Tal control puede
limitar el poder de decisión de los órganos políticos en lo referido a la extensión de las
competencias legislativa y reglamentaria y, eventualmente, forzar la delegación de la potes-
tad legislativa o hacerla innecesaria.
En este sentido, la creación de la Contraloría General de la República en el año 1927
(y su constitucionalización en 1943) y del Tribunal Constitucional en 1970, sin duda, mer-
maron la capacidad de los poderes políticos para distribuir y ejercer la potestad normativa
general de acuerdo con sus intereses51. Con todo y sin perjuicio que la destitución del con-
tralor Agustín Vigorena en 1945 puso de manifiesto el interés del Congreso en controlar
algunos aspectos de la actividad normativa presidencial, lo cierto es que hasta la década de
1960, el control sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos presidenciales estuvo
subordinado al interés de los partidos políticos dominantes en el Congreso52. Tales parti-
dos, en los hechos, estaban más interesados en obtener cargos en el gabinete que en limitar
un poder presidencial que podía ser útil a su agenda política53. En la década de los sesenta,
el Presidente, paulatinamente, fue perdiendo la confianza de unos partidos predominantes
nuevos, los que defienden un escrutinio más intenso sobre un ejercicio de potestades nor-
mativas que podría ser contrario a sus intereses.
proyecto del Consejo de Estado enumeró las materias delegables, propuesta que fue desechada por la Junta de
Gobierno, que volvió al proyecto CENC; CE (1979), sesión 88, pp. 1-2 y 89.
51
El Tribunal Constitucional por sentencia del 5 de abril de 1972 (Rol 5/72), declaró inconstitucional un
DFL que estimó dictado fuera del plazo autorizado por la ley delegatoria, aprobada el 25 de julio de 1970.
52
FAÚNDEZ (2011) pp. 133 y 143.
53
FAÚNDEZ (2011) pp. 125-127, 149, 151 y 268.
54
Esta ley autorizaba al Presidente a utilizar la declaración de vacancia de cargos previstos en la ley. El
Presidente, sin esta autorización, de todos modos podría haber realizado tal declaración en uso de su potestad
de administración, pero sin la Ley Nº 4.113 de por medio, el Congreso habría podido cuestionar el socava-
miento de su autoridad legislativa.
55
850 leyes se dictaron en este mismo período. El período de aprobación de normas con rango de ley más in-
tenso precede a Ibáñez. Son los años 1924 y 1925 en que se aprueban 809 decretos leyes y 65 leyes.
56
De las cuatro referidas a materias en particular, tres son sobre educación y una autoriza la dictación del
Estatuto Administrativo y la regulación de la incorporación de Arica al régimen político y administrativo
del país.
57
Silva Cimma sostiene que todos los presidentes solicitaban la potestad legislativa delegada invocando razones
administrativas y económicas; SILVA CIMMA (2008) p. 104.
58
Las leyes delegatorias suman más de 25 y los DFL dictados un número que oscila, según distintas fuentes
(base de datos de la BCN, de la CGR y del Diario Oficial), entre 650 y 1500. La diferencia estriba en la inclu-
sión o exclusión de más de 400 decretos de 1968, que implementan la reforma agraria.
frecuencia59. En cambio los presidentes Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri y Eduardo Frei
obtuvieron leyes delegatorias y las utilizaron en decretos que representan cerca del 90%
del total de DFL dictados en el período60. Estas diferencias, por cierto, se relacionan con la
fuerza de las bancadas parlamentarias que apoyan al Presidente y sus principales intereses
(los que incluyen no legislar desde el hemiciclo), pero también con el poder negociador del
Poder Ejecutivo y el respaldo partidista y social a los programas políticos y legislativos de
cada Presidente. Notemos que dos de los presidentes que dictan mayor número de DFL de
ley en esta etapa, Jorge Alessandri y Carlos Ibáñez, carecían de un apoyo partidista propio
y fuerte en el Congreso Nacional. Es probable que la suma de la mejor información dispo-
nible para el Presidente, los problemas de la negociación partidista en las cámaras y la im-
posibilidad de lesionar los principales intereses legislativos de los parlamentarios mediante
DFL, haya incidido en la decisión política de delegar la potestad legislativa61.
En relación con las materias reguladas por los decretos legislativos, priman las refe-
ridas a la reorganización de la Administración Pública en directa relación con el propósito
de contener el gasto público y con objetivos económicos tributarios o de control sobre el
mercado y los precios62. Otra materia administrativa que fue objeto de un buen número de
DFL fue la creación de nuevos órganos del Estado63. En el discurso político, la contención
del gasto en personal tenía una relación directa con el freno al clientelismo, la inflación y la
creciente carga fiscal derivada de los salarios públicos y, por ello, su debate en el Congreso
no tenía grandes defensores64. En lo administrativo, además, merecen mención el estatuto
administrativo y la ley orgánica de presupuesto.
59
Arturo Alessandri no solicitó delegación de la potestad legislativa pues propuso su inclusión en el texto de
1925 y fue rechazada. Aguirre Cerda no recibió delegación de potestad legislativa. Ríos la tuvo en tres leyes
delegatorias, las que fundaron 10 DFL, e impulsó la reforma constitucional que incorporó a la iniciativa exclu-
siva para la creación de nuevos servicios públicos y empleos rentados. González Videla solo dictó 5 DFL. SILVA
BASCUÑÁN (1963) p. 160.
60
En el segundo período de Ibáñez, se aprueban, según la BCN, 205 DFL (la base de datos de la CGR señala
que son 422 DFL –400 en 1953– y la compilación del Diario Oficial citada en la bibliografía reduce este nú-
mero a 201). Jorge Alessandri habría dictado 224 DFL en su período (1022 según la CGR), buena parte de los
cuales se concentran en el año 1960 (700 según la CGR y 160 según la BCN). El presidente Frei Montalva, por
último, aprueba 99 DFL (698 según la CGR).
61
CAREY y SHUGART (1998) pp. 296 y 297.
62
En el ámbito tributario las normas delegadas, por lo común, fijan criterios de aplicación o establecen
exenciones.
63
Algunos por fusión de entidades preexistentes. Se crean o reorganizan, por ejemplo, en 1953, el Ministerio
de Minas, la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, la Superintendencia de Educación Pública, el
Banco del Estado, el Instituto de Seguros del Estado, la Superintendencia de Seguridad Social, la Empresa
Marítima del Estado; en 1956, el Consejo de Defensa del Estado; en 1959, el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social y el de Salud; y en 1960, la Empresa Nacional de Minería, el Consejo Superior de Seguridad Nacional y
la Junta de Comandantes en Jefe, Astilleros y Maestranzas de la Armada, y la Empresa Portuaria; URZÚA (1970)
pp. 179-198.
64
Con todo, las cifras no exhiben resultados significativos en este propósito. El sector centralizado del funcio-
nariado se incrementó de modo constante desde 1935. En 1950 se estimaba que el número total de funciona-
rios estatales superaba los 200.000. Los DFL, parece, no ayudaban a solucionar el problema. URZÚA y GARCÍA
(1971) pp. 74, 75, 80.
65
Con todo, Patricio Aylwin en el debate previo a la reforma constitucional de 1970 destacó que la elimina-
ción de los DFL dejaría sin regulación el régimen de vivienda, el código sanitario, las sociedades anónimas, las
compañías de seguros, los servicios eléctricos, entre otras. CORDERO (2010) p. 60.
66
Sobre Banco Central, Ley General de Bancos, Banco del Estado, Servicio de Correos y Telégrafos,
Ferrocarriles del Estado.
67
SILVA BASCUÑÁN (1963) p. 163.
68
Por ejemplo, el art. 30 de la Ley Nº 17.940, de 6 de junio de 1973, autoriza modificar las plantas de la
Dirección de Aprovisionamiento del Estado, la Oficina de Planificación Nacional y la Junta Aeronáutica Civil y
crear plantas de servicios menores en estos servicios.
69
Según la base de datos de la BCN. La base de datos de la CGR registra 132. Se crean impuestos a los fósfo-
ros, a la cerveza, a neumáticos nacionales, al vino, a las bebidas alcohólicas y aguas minerales y mineralizadas.
70
FONCEA (2018) p. 24. El número total no es conocido, pues existen DFL secretos, reservados o de publica-
ción restringida.
71
Ver los decretos leyes núm. 1/73, 9/73, 128/74, 527/74, 788/74 y 991/76.
72
En algunos casos, el propio legislador delegado utiliza la expresión reglamento en su denominación. Así, el
art. 1º del DFL 1-3.063 señala que “[e]l presente reglamento contiene las normas generales por las cuales se re-
girá la inversión de los recursos del Fondo Común Municipal (…)”; el DFL 10-2.345, en su art. 1º “[a]prueba
el siguiente Reglamento de Remates Aduaneros”; el DFL 1.046, dispone en su art. 12 “[l]as disposiciones de
este Reglamento (…)”; y el DFL 262/77, señala en su art. 13 “[l]as normas sobre viáticos (…) establecidas en
este Reglamento (…)”. FONCEA (2018) pp. 33, 34.
73
En el primer DFL (1383/75), que fija el Estatuto del Personal de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, la Contraloría da curso a un acto sometido a toma de razón como decreto supremo
señalando que se ajusta a Derecho, pero que ha sido dictado en virtud de una delegación de la potestad legisla-
tiva. Lo mismo sucede con el DFL 26/76 del Ministerio de Minería y el 1108/77 del Ministerio de Hacienda.
FONCEA (2018) pp. 26 y 27.
74
FONCEA (2018) p. 30.
75
La Carta de 1925, después de la reforma de 1970, aceptaba la delegación en lo relativo “al modo de usar,
gozar y disponer de la propiedad y a sus limitaciones y obligaciones (…)” (art. 15, Nº 15). La Constitución de
1980 impide la delegación para la creación de tributos (SSTC 718/07, 759/07 y 773/07).
76
Ver el Mensaje del Presidente de la República en CÁMARA DE DIPUTADOS (1964) 1160. En un informe de
comisiones del Senado de 1953 se decía “(…) no es conveniente que el legislador se introduzca en el campo de
la potestad reglamentaria y si queremos ser sinceros debemos reconocer que este ha sido un vicio o defecto fre-
cuente en la legislación de los últimos años”. SILVA BASCUÑÁN (1963) p. 164.
limitar el poder de las mayorías parlamentarias de intervenir en todos los asuntos de su in-
terés (los que en el pasado incluían decisiones particulares de administración)77.
Con todo, la forma en que se describen las materias de ley limita las consecuencias
del cambio anterior. Es decir, la manera en que el constituyente establece las materias re-
servadas a la ley genera campos abiertos a la interpretación de la mayoría parlamentaria y,
por lo mismo, relativiza el sentido restrictivo del dominio máximo legal. En este sentido,
dos numerales del art. 63 de la Constitución son de especial relevancia, el 3 y el 2078. Cabe
agregar que el campo de la ley también se extiende con la protección de los derechos funda-
mentales reconocidos por la Constitución, la que se encuentra directamente asociada a una
reserva legal que crece junto con una tutela que se expande.
A los cambios en el diseño general y determinación del ámbito de la ley, se suman
los referidos al control de legalidad y constitucionalidad, la creación de un conjunto de
categorías de leyes de quórum especial y, por supuesto, modificaciones en la regulación de
la delegación legislativa. En la práctica, ellos no introducen una variación significativa en lo
que ha sido el ejercicio de la potestad delegada a partir de 1990.
En cuanto a los mecanismos de control, la labor de la Contraloría General de la
República en materia de decretos con fuerza de ley es regulada de un modo más completo
por el constituyente. Asimismo, pensando en la posibilidad de simples decretos que, ante
la ausencia de delegación, invadan el campo de la ley, es claro que las facultades de control
de legalidad y constitucionalidad son más robustas. Las facultades de control del Tribunal
Constitucional, en especial después de la reforma del año 2005, permiten una efectiva tute-
la del campo de la ley y del ejercicio de potestades legislativas delegadas.
Por otro lado, la creación de las LIC, LOC y LQC tiene un efecto restrictivo so-
bre el ámbito de la ley que puede ser objeto de delegación de la potestad legislativa. No
se trata de un cambio importante toda vez que las materias involucradas no atañen a las
que han sido, en la historia, objeto de delegación. Mención especial merece, la ley orgá-
nica constitucional sobre organización básica de la Administración Pública, la que por su
especial enunciado de “bases” mantiene una generalidad compatible con la práctica de
la delegación.
77
Según Tagle entre 1926 y 1973 se dictaron 13.962 leyes, de las cuales un 51,49% son leyes de carácter indi-
vidual, un 39,48% particulares o dirigidas a un grupo o sector particular, y solo un 8,51% pueden calificarse de
generales; SOTO (2015) p. 100; BRONFMAN (2013) p. 168.
78
Puede sumarse también el número 6º del art. 65, normas que “incidan” en la seguridad social.
79
El Comandante en Jefe del Ejército –y Presidente durante el período de transición– podía reemplazar
en cualquier momento al Oficial General de Armas del Ejército que participaba en la Junta de Gobierno en
representación.
80
FONCEA (2018) p. 38. El número es aproximado ya que existen DFL secretos o reservados. Asimismo, hay
DFL que en las bases de datos también se encuentran registrados como DS.
81
Más de 80% del total, 696 DFL. Solo en el año 1981 se aprueban 343 DFL de estos decretos, autorizados
por el art. 27 del DL 3.551/81, facultad prorrogada por el art. 23 de la Ley Nº 18.073. FONCEA (2018) p. 41.
82
El art. 27 del DL 3.551/81 funda, prórroga incluida, 605 decretos con fuerza de ley. FONCEA (2018) p. 46.
83
La Ley Nº 19.280 impulsa 335 decretos con fuerza de ley dirigidos a la reforma de las plantas municipales.
cargos, aunque estos decretos se dictan de forma más espaciada en el tiempo. Un porcentaje
pequeño, el 3% se destina a textos refundidos84.
El contraste de estos datos con los períodos presidenciales arroja diferencias nota-
bles. En promedio, por año, el número de decretos con fuerza de ley dictados por cada
presidente decae entre 1990 y 2014: Patricio Aylwin dicta 87,5; Eduardo Frei, 67,5; Ri-
cardo Lagos, 31,33; Michelle Bachelet, en su primer período, 32,75; y Sebastián Piñera,
también en su primer mandato, solo 9,585. Por cierto que este dato podría relacionarse con
la presencia de mayorías de gobierno en cada cámara y con la cohesión de las respectivas
bancadas, pero los ciclos económicos, políticas de expansión o contracción del gasto públi-
co, y el contexto que ofrecen las relaciones entre el Congreso Nacional y el Presidente de
la República en materia presupuestaria ofrecen una mejor explicación. En este sentido, la
Ley de Presupuestos crece en el detalle de la regulación del porcentaje de gastos en personal
bajo las categorías de contrata y honorarios. Esta regulación revela el interés parlamentario
de incrementar el control sobre el Poder Ejecutivo en esta materia y, por la misma razón,
el propósito de acotar la posibilidad de introducir cambios en la planta funcionarial vía
legislación delegada.
CONCLUSIONES
La delegación de la potestad legislativa nace en 1837 y renace en 1927 como una
respuesta a necesidades políticas y normativas que se estiman urgentes. Este nacimiento
cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria que justifica su legitimidad en argumen-
tos prácticos y que ejerce influencia y poder sobre los órganos que podrían controlar o re-
chazar dicha delegación. Los argumentos jurídicos contrarios a su existencia no fueron sufi-
cientes para dañar o menoscabar su vigencia y su tardía incorporación a la Constitución, en
1970, acabó con la crítica a su utilización.
En su funcionamiento a lo largo del período estudiado comprobamos el predominio
de una técnica de autorización que, en términos más bien amplios, permite al Presidente
aprobar normas generales cuyos contenidos están o podrían estar reservados a la ley. No
opera la delegación de la potestad legislativa, entendida como un encargo particular sobre
una materia que, por algún motivo, el Congreso nacional no quiere regular por medio del
procedimiento ordinario.
La precariedad del soporte constitucional de la delegación desde su nacimiento hasta
1970, sumada al constante propósito de la mayoría parlamentaria de no renunciar al poder
político asociado al ejercicio de la potestad legislativa, tienden a que la delegación solo se
acepte en materias propias de la organización interna del Poder Ejecutivo, las que tanto
por su dificultad técnica intrínseca, como por los intereses políticos concernidos, no son
fáciles de reformar desde el procedimiento legislativo ordinario. De ahí que la mayor parte
de los DFL contengan normas sobre plantas, escalafones, remuneraciones y orgánica de la
Administración Pública.
84
38 DFL. NÚÑEZ (2015) p. 23.
85
NÚÑEZ (2015) p. 28.
El uso de los DFL en este tipo de materias se asienta como práctica generalizada,
aun después de la reforma constitucional de 1970 y la regulación de la Carta de 1980. Lo
anterior pese a que, de modo explícito, ellas abren la delegación a todo tipo de materias,
permitiendo al Congreso fijar las limitaciones, restricciones y formalidades que estime
pertinentes en cada caso. Observemos que el anteproyecto del Consejo de Estado, antes
mencionado, intentó recoger la experiencia acumulada, circunscribiendo la delegación a un
listado de materias acorde con la funcionalidad histórica de la misma, idea que no fue aco-
gida por la Junta de Gobierno.
La utilización de los DFL en materias propias de la administración del Estado, si
bien tiene cierto fundamento en la potestad normativa que corresponde a cada poder en
sus asuntos propios, colisiona con decisiones que sin duda están en el centro de los checks
and balances, como la referida al control sobre el gasto público. En este tópico, observe-
mos que el Congreso Nacional conserva y ejerce, desde 1927 y hasta la fecha, su poder de
decisión sobre el total del gasto público comprometido, lo que incluye la posibilidad de
imponer restricciones sobre los costos de las disposiciones de reorganización adoptadas.
Este control, asociado a los factores antes comentados, desincentiva innovar en la materia,
pues lo que se entiende como principal potestad política de los diputados y senadores en
esta materia, no sufre merma. Sin embargo, hay merma. En lo particular, aunque no es
tema de este trabajo, parece que el mecanismo autorizativo comentado no ha estimulado la
construcción de un régimen orgánico y laboral aplicable a todos funcionarios públicos, que
avance en la armonización de los intereses que convergen en la materia.
En lo general, la delegación de la potestad legislativa no se ha desarrollado como un
instrumento de colaboración entre las mayorías parlamentarias y el Presidente de la Repú-
blica. Aunque hay ejemplos de negociaciones directas entre diputados y senadores y el Pre-
sidente fuera del hemiciclo (y de las comisiones), para permitir la aprobación expedita de
determinados proyectos de ley (v. gr. las recurrentes leyes conocidas como “cortas”), no se
ha utilizado el mecanismo delegatorio previsto en la Constitución, con toda la variedad de
condiciones que podría imponer el Congreso para el mismo fin. Cabe preguntarse, enton-
ces, si la delegación legislativa no podría transformarse, en el futuro, en un instrumento de
colaboración eficiente entre las mayorías parlamentarias y el Presidente para la generación
de normas que gocen de respaldo democrático y representativo.
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STC 511/06, de 27 de junio de 2006.
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STC 773/07, de 26 de noviembre de 2007
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NORMAS CITADAS
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palidades, y establece normas sobre plantas de personal de las municipalidades.
OTRAS FUENTES
BOLETÍN DE LA LEYES Y DE LAS ÓRDENES Y DECRETOS (1841) (2ª ed., Santiago de Chile,
Imprenta de la Independencia,), tomos VII, VIII.
C ÁMARA DE D IPUTADOS (1964): Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados,
Legislatura ordinaria.
COMISIÓN DE ESTUDIOS PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN (1974): Sesión 22, en www.leychile.cl/
Consulta/antecedentes_const_1980. Fecha de consulta: 30 de julio de 2018.
CONSEJO DE ESTADO (1979): Sesión 88 y Sesión 89, en www.leychile.cl/Consulta/antece-
dentes_const_1980. Fecha de consulta: 30 de julio de 2018.
Diario Oficial y Contraloría General de la República (2010): Leyes de la República de Chile
1810-2010 (Santiago, Diario Oficial).
SESIONES DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS DE LA REPÚBLICA DE CHILE (1887): 1811 a 1848,
Congreso Nacional de 1811, Senados de 1812 y 1814 (Santiago, Imprenta Cervantes).
SUBCOMISIÓN DE REFORMAS CONSTITUCIONALES (1925): Actas (Santiago, Imprenta Universitaria).
ABSTRACT: Regarding those who have favored the alternative of “returning” to the Consti-
tution of 1925 – hence, back to the “Chilean constitutional tradition” – as the foundation in
shaping a new institutional order, this paper states that there is no clear continuity between
the 1828, 1833 and 1925 constitutions. Furthermore, the legitimacy by origin in both for-
mer cases is debatable, as well as latter’s legitimization by exercise.
1. INTRODUCCIÓN
Hace unos años, durante el último gobierno de Michelle Bachelet, se empezó a im-
poner en ciertos círculos la necesidad que habría de elaborar un nuevo texto constitucional.
La Constitución Política de 1980 –la “de Pinochet”, aunque desde las profundas reformas
de 2005 lleva la firma del presidente Ricardo Lagos–, pese a que de sus 120 artículos ori-
ginales, apenas unos veinte no han sufrido modificaciones1, debía ser reemplazada por otra
más adecuada a los nuevos tiempos… y que no estuviera asociada a la figura del “dictador”.
Se abrió así una verdadera caja de Pandora, pues, con espíritu refundacional y revoluciona-
rio, sectores de la izquierda postularían la premisa de que lo que correspondía era partir de
cero para dar forma, a través de una asamblea constituyente o de otras fórmulas, que no se
ceñirían a las normas sobre reforma contenidas en la constitución vigente, a un texto cons-
titucional completamente nuevo.
*
Doctor en Derecho por la Universidad de Frankfurt/M. Profesor de la Facultad de Derecho y del Instituto
de Historia de la Universidad de los Andes (Chile), Dirección Postal: Universidad de los Andes, Facultad
de Derecho, Av. Mons. Álvaro del Portillo 12455, Las Condes, Santiago de Chile. Dirección electrónica:
ebrahm@uandes.cl.
1
ALVARADO (2016) p. 35.
En ese contexto se levantaron voces que, si bien se mostraban de acuerdo con la ne-
cesidad que habría de sustituir la Constitución de 1980, tenían temor ante los resultados a
los que se podría llegar al redactar ex nihilo una nueva carta política. De ahí que propusie-
ran tomar como base para la reforma, para la discusión de la que debería surgir un nuevo
texto constitucional, la Constitución Política de 19252.
Los principales exponentes de esta posición acaban de publicar un libro en el cual
fundamentan su propuesta3. Según se señala en la introducción del mismo, aunque los
autores enfrentan la cuestión desde perspectivas distintas –el Derecho, la Historia, la So-
ciología, la Filosofía y las Ciencias políticas– coincidirían en tres puntos fundamentales. En
primer lugar, están convencidos de que “en Chile existía una ‘tradición constitucional’ que
fue radical y revolucionariamente interrumpida en 1973”. Ello porque la Constitución de
1980, a diferencia de sus antecesoras, habría sido concebida “como una nueva constitución,
marcando así una diferencia sustancial con las de 1833 y 1925, que fueron pensadas siem-
pre como “reformas” de sus predecesoras”4. En segundo lugar, pese a reconocer que la ge-
neración de la Constitución de 1925 no fue plenamente democrática –aunque habría sido
solo una reforma de la de 1833–, se legitimó en su ejercicio. Tan es así que incluso en agos-
to de 1973, en medio de la crisis terminal del régimen de gobierno que ella había inaugu-
rado, “tanto la derecha como la izquierda utilizaron la Constitución de 1925 –y el régimen
presidencial por ella garantizado– para justificar sus respectivos proyectos, los primeros
acusando de ‘inconstitucionalidad’ al Gobierno de Allende, los segundos amparándose en
la Constitución con el fin de evitar un alzamiento militar”5. Por último, considerando que
la historia constitucional chilena habría sido “reformista y gradual”, y para evitar “tanto el
inmovilismo de alguna derecha como el radicalismo de cierta izquierda”, se postula que la
discusión constitucional debería “anclarse en la de 1925”, sin perjuicio de las reformas que
se le debería introducir.
Por lo demás, con matices y diferencias, también han adherido a la postura de recu-
rrir a la Constitución de 1925 para terminar con la de 1980 otros autores. Es el caso, por
ejemplo, de Claudio Alvarado6, Carlos Peña7, y, en un sentido distinto, Fernando Atria8.
¿Tendrá algún sentido volver a 1925? En lo inmediato, a primera vista, y sin ahondar
todavía en argumentos histórico-jurídicos, no parece esta una solución muy sensata. Por
ejemplo, en una perspectiva comparada, en su momento, desde el año de su promulga-
ción –1919– y en la década de los veinte, la Constitución de Weimar gozó de un inmenso
2
Confróntese con los textos –cartas y columnas publicadas en diversos medios– recopilados en el anexo de
FONTAINE et al. (2018) pp. 237 ss.
3
FONTAINE et al. (2018).
4
FONTAINE et al. (2018) p. 18.
5
FONTAINE et al. (2018) pp. 18 ss.
6
ALVARADO (2016) EL MERCURIO (12/3/2016) p. A 2.
7
EL MERCURIO (2/3/2016) p. A 2.
8
ATRIA (2013). Allí se propone en la página 76 “un proceso de dictación de una nueva Constitución en el que
decidamos por referencia a la última decisión constitucional que fue aceptada en su momento por todos y que
no contenía trampas, es decir, la Constitución de 1925 en su estado posterior a la última reforma en democra-
cia, en 1971. Imaginemos que esa Constitución es la que cuenta como nuestra ‘hoja en blanco’, es decir como
la decisión que vale cuando no alcancemos acuerdo para decidir”.
prestigio (de hecho, fue uno de los modelos considerados por nuestros constituyentes de
1925)9. Pero ese prestigio se perdió desde el momento en que sus mecanismos permitieron
la llegada de Adolfo Hitler al poder en 193310. De ahí que se tuviera buen cuidado en no
tomarla como modelo cuando se redactó la Grundgesetz de 194911. Guardando las propor-
ciones, tampoco la Constitución de 1925 fue un texto fundamental exitoso. Bajo su vigen-
cia el régimen político se fue trabando y radicalizando cada vez más y se dio un crecimiento
económico bajísimo, todo lo cual confluyó en provocar la crisis terminal del sistema en
197312. ¿Qué justifica volver a ella si sus resultados prácticos fueron tan negativos?
Por contraste, la Constitución que se quiere eliminar de raíz ha demostrado ser exi-
tosa. Como reconoce el mismo Arturo Fontaine, “se trata de una Constitución que encauzó
con éxito una transición pacífica a la democracia”. Luego agregaba: “además, ha sido la
Constitución de años en los que Chile ha conseguido logros admirables; entre ellos, dejar
de ser un país de pobres y pasar a ser un país donde predominan las clases medias. Y, sin
duda, algunas de sus instituciones han jugado un papel decisivo en ello”13. Vale la pena re-
cordar también que, a nivel mundial, “cerca del 20% de las constituciones vigentes actual-
mente fueron redactadas durante períodos no democráticos”14.
Sería quedarse en el mero formalismo jurídico el fundar la continuidad constitu-
cional chilena en el hecho de que las constituciones de 1833 y de 1925 se presentaron
como “reformas” a las anteriores, mientras los constituyentes de 1980 hablaron siempre de
reemplazar la de 1925 por una nueva. En efecto, más allá de las palabras, la Constitución
de 1980 no partió de la nada, sino que mantuvo buena parte del entramado esencial –régi-
men presidencial, bicameralismo, etc.– de la Constitución anterior, pero pretendió corregir
aquellos aspectos de la misma que más habrían contribuido a su fracaso. Así, por poner
algunos ejemplos, en lo electoral, el sistema binominal reemplazó al proporcional que tanto
había contribuido a fraccionar el sistema político y a rigidizarlo en los clásicos tres tercios
y se incluyó la segunda vuelta para asegurar que los presidentes gobernaran con mayoría;
el Banco Central debía evitar los abusos que se habían cometido en el ámbito económico;
con el recurso de protección los privados tendrían un medio de defensa original; en materia
de derecho de propiedad, después de los extremos a los que se había llegado en los últimos
años de vigencia de la Constitución de 1925, se volvería a los términos clásicos del consti-
tucionalismo liberal del siglo XIX.
Más allá de lo anterior, parece una construcción algo simplista y voluntarista la que
postula la existencia de una “tradición constitucional” en la que se sustenta buena parte de
la argumentación de quienes defienden la vuelta a 1925. En efecto, no es clara la continui-
dad entre las constituciones de 1828 y 1833, y tampoco la que une a esta con la de 1925.
9
BRAHM (2012) pp. 239 ss. y ACTAS (1926) pp. 86 ss.
10
BRAHM (2013) pp. 45 ss.
11
HILDEBRANDT (1979).
12
Confróntese con la ponencia de Gonzalo Vial y el comentario de René Millar en TAGLE (1992) pp. 267 ss.
13
FONTAINE et al. (2018) pp. 23 ss. Confróntese con la Carta de Francisco Prat, EL MERCURIO (9/3/2016) p. A 2.
14
GINSBURG (2014) p. 1.
15
EYZAGUIRRE (1977) p. 471. Una visión distinta en relación con la génesis de la Constitución de 1828 y su
inmediato fracaso, se puede encontrar en SALAZAR y PINTO (1999) p. 31; PINTO y VALDIVIA (2009) p. 169; y
SALAZAR (2005) pp. 4, 27 y 443.
16
Las principales fuentes para estudiar este período de nuestra historia constitucional se encuentran en las
SESIONES DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS (1887), tomo XIX ss. Confróntese con GALDAMES (1925) pp. 863 ss. y
CARRASCO (1983) pp. 53 ss.
17
SESIONES DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS (1887), tomo XIX, p. 130, sesión de 13 de julio de 1831.
18
SESIONES DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS (1887), tomo XXI, p. 14 y BARROS ARANA (1902), tomo XVI, p. 307.
19
SESIONES DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS (1887), tomo XXI, pp. 47 ss. y 84 ss.
20
SESIONES DE LOS CUERPOS LEGISLATIVOS (1887), tomo XXI, p. 26; y EL HURÓN (22/5/1832).
21
WELSCH (1977).
22
BRAHM (2007) pp. 100 ss.
que el modo de poner fin a las revoluciones y disturbios, a que daba origen el desarreglo del
sistema político en que nos colocó el triunfo de la independencia”23.
Por todo lo anterior no nos parece que pueda decirse que “la Constitución de 1833
haya sido pensada y desarrollada desde, no en contra de la Constitución de 1828”, como
hace Juan Luis Ossa24, sin perjuicio de que resulta evidente que –pese a su autoritarismo–
ella se mantenía dentro de los cauces liberales dominantes, por lo que “contenía las semillas
de su propia liberalización”25. Los conservadores chilenos también formaban parte del gran
tronco liberal26.
23
VALENCIA (1986) p. 172.
24
FONTAINE (2018) p. 70.
25
JAKSIC y SERRANO (2010) p. 75.
26
Confróntese con BRAHM GARCÍA (1992) y (2007), y COLLIER (2005) p. 172.
27
FONTAINE et al. (2018) p. 189.
28
FONTAINE et al. (2018) p. 39.
29
FONTAINE et al. (2018) p. 76.
30
Confróntese con, por ejemplo, CORREA (2015) pp. 58 ss.
31
ESCOBAR e IVULIC (1984) p. 138.
marla de raíz. No en vano se habían propuesto “abolir la política gangrenada”32 que estaba
destruyendo Chile.
Al mismo tiempo asumía el gobierno del país una Junta Militar, integrada por los
generales Altamirano y Bennet y por el almirante Nef, y se disolvía el Congreso Nacional.
El Presidente de la República Arturo Alessandri que había pretendido instrumentalizar en
su favor el movimiento militar, había presentado su renuncia después de que, tras aprobarse
el 8 de septiembre un paquete de leyes sociales exigidas por los militares, estos no volvieron
a sus cuarteles como él esperaba. En efecto, Ibáñez y el grupo que lo apoyaba habían hecho
publicar un acuerdo en el que se señalaba: “El movimiento militar está inspirado exclusiva-
mente en la necesidad suprema de salvar a la Nación arruinada por la corrupción política
y administrativa, y no terminará mientras no realice ampliamente su misión”33. Estaba
claro en manos de quién estaba el poder y de que se buscaba cambiar de raíz el régimen de
gobierno. En todo caso el Senado no aceptó la renuncia de Alessandri y solo le otorgó una
licencia de seis meses y permiso para abandonar el territorio nacional34.
Chile había entrado en una etapa de excepcionalidad constitucional, lo que se con-
firmó cuando en el mes de enero de 1925 la Junta de Gobierno fue derribada por un golpe
de estado encabezado por Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove. El movimiento
de la oficialidad joven no estaba de acuerdo con el rumbo que había impuesto al gobierno
la Junta que encabezaba el General Altamirano. De inmediato llamarían a Alessandri para
que volviera a terminar su período constitucional35.
No deja de ser paradójico que quienes habían precipitado la renuncia del Presidente
de la República, ahora lo llamaran de vuelta. Pero la verdad es que, más allá de sus diferen-
cias, Alessandri y los militares jóvenes coincidían en la necesidad que había de terminar con
el régimen parlamentario y reemplazarlo por uno de tipo presidencial. Además, se necesi-
taban mutuamente: los militares tenían el poder; Alessandri, en cambio, los conocimientos
jurídicos y la habilidad política que se requerían para introducir cambios profundos en
la institucionalidad.
Pero sea lo que fuere lo que pretendiera o esperara Alessandri, era un hecho que de
vuelta en Chile en el mes de marzo de 1925 y de lo apoteósica que fue su recepción, su
poder ya no tenía un sustento democrático, sino que se asentaba en el apoyo militar. In-
cluso su “carisma” se vería menoscabado. Si bien consiguió que se promulgara una nueva
Constitución, no lograría terminar su mandato; tampoco dejar un sucesor de su preferencia
en 1925, y sería derrotado por Juan Esteban Montero, el candidato de los partidos tradi-
cionales, en las presidenciales que siguieron a la caída de Ibáñez36. Poco antes de su llegada,
Carlos Ibáñez le había señalado con claridad por medio de una carta lo que se esperaba de
32
ESCOBAR e IVULIC (1984) p. 138.
33
Cita según VIAL (1986) p. 399.
34
VIAL (1986) p. 403.
35
VIAL (1986) pp. 484 ss. Otra visión del choque de los caudillos, Alessandri e Ibáñez, se puede encontrar en
SALAZAR y PINTO (1999) pp. 430 ss.
36
COLLIER y SATER (1998) pp. 191 ss.
él: “todo ciudadano que piensa quiere ver hoy robustecido el principio de autoridad, y con-
sagrado el de la honradez política y administrativa”37.
El regreso de Alessandri no se tradujo en una vuelta al gobierno civil, lo que le fue
quitando el apoyo de los partidos tradicionales. Molestaba el que no hubiera cambiado
el ministerio que estaba en funciones desde el golpe del 23 de enero –y que incluía como
Ministro de Guerra a Carlos Ibáñez– y que hubiera nombrado como edecanes presidencia-
les a “prominentes oficiales del Comité Militar Revolucionario”, con lo que traicionaba su
promesa de que tras su llegada se volvería de inmediato “al régimen civil” y que los milita-
res se retirarían del gobierno para cumplir con “sus funciones propias”38. En La Unión de
Valparaíso se llegaba a afirmar que “el Presidente de la República está preso en las redes que
le han tendido los que tramaron la conspiración del 23 de enero y designaron, como sus
representantes a los actuales ministros”39. De hecho, los partidos políticos tradicionales se
unirían en un “Frente Civil”40 para enfrentar a Alessandri y a los militares. Como se seña-
laba con ironía en El Diario Ilustrado: “Al Presidente de la República se le concede licencia
por medio de una revolución; y por medio de dos revoluciones, se pone término al permiso
(…) El Ejército es esencialmente obediente, y delibera (…) La Cámara es esencialmente
desobediente, pero no puede deliberar (…) La tropa asciende por actos de disciplina, y sus
jefes por actos de indisciplina (…) Los Ministros juran en serio por el Manifiesto del 11 de
septiembre (…) Los partidos no creen en la existencia del gobierno civil y el gobierno mili-
tar no cree en la existencia de los partidos civiles”41.
Para los partidos resultaba inconcebible el que no se gozara de plena libertad de
prensa y el que no se estuviera dispuesto a respetar la Constitución de 1833. Por ejemplo,
en el mes de mayo el Senador Guillermo Bañados publicó algunos artículos en la prensa en
que llamaba a que los parlamentarios volvieran a sus funciones el 1 de junio, de acuerdo a
lo señalado en la Constitución. Frente a ello Alessandri habría llamado al Subdirector del
Diario Ilustrado amenazándolo con la clausura si volvía a publicar artículos de ese tenor42.
En el ámbito en el que de ninguna manera se pensaba en respetar la Constitución
vigente era en lo que se refería a la reforma constitucional. En su discurso de 3 de abril
de 1925, ante la comisión de notables que había convocado, Alessandri señalaría que “por
mucho que he pensado no encuentro otro medio para volver a la regularidad constitucional
que la organización de una Constituyente que dé una nueva Constitución al país”, con lo
que se vulneraba el mandato constitucional que encomendaba esta tarea a las cámaras43.
Ante esta afirmación presidencial, no cabía sino concluir, se constataba por El Diario Ilus-
trado, “que la Constitución nacional que nos regía desde 1833, ha muerto”44.
37
Carta (9/3/1925), citada según DONOSO (1976) p. 277.
38
LA UNIÓN (28/3/1925) p. 3.
39
LA UNIÓN (29/3/1925) p. 3.
40
DIARIO ILUSTRADO (1/4/1925) p. 3.
41
DIARIO ILUSTRADO (14/4/1925) p. 3.
42
DIARIO ILUSTRADO (25/5/1925) p. 9 y (26/5/1925) p. 3.
43
LA UNIÓN (5/4/1925) p. 11. Constitución de 1833, arts. 165 ss.
44
DIARIO ILUSTRADO (5/4/1925) p. 7. Confróntese con BRAHM GARCÍA (2017) pp. 271 ss.
Como bien se sabe, al final no habría constituyente, sino una Comisión nombrada a
dedo por el Presidente de la República en la que se incluiría a representantes de los partidos
tradicionales, a independientes y a representantes del ejército y en la que el mismo Alessan-
dri jugaría un papel central45. Por supuesto, se trataba también de un medio no contempla-
do en el texto constitucional vigente. Muy pronto, en el seno de la misma, se enfrentarían
quienes querían introducir un régimen presidencial –Alessandri y los militares– con los re-
presentantes de los partidos que defendían el régimen parlamentario. En este predicamento
estarían unidos desde los conservadores hasta los comunistas46. El empate al que se había
llegado solo lo podría romper la amenazante intervención del general Navarrete en la sesión
de 23 de julio. Otra vez se imponía la fuerza militar47.
Ya que no hubo asamblea constituyente, el proyecto constitucional terminó por ser
plebiscitado el 30 de agosto de 1925. En medio de las circunstancias excepcionales que se
vivían, la fórmula planteada por el Presidente de la República sería aprobada con el voto de
127.509 ciudadanos de un total de 302.304 inscritos48. Se habían expresado los votantes
que estaban detrás de los caudillos Alessandri e Ibáñez49.
Sin perjuicio de que formalmente la nueva Constitución se promulgó con el carácter
de una reforma a la de 1833, su entrada en vigencia representó un cambio radical en el ré-
gimen de gobierno chileno. En efecto, debe recordarse que, más allá del contenido textual
de la Constitución de 1833, por la vía interpretativa se había estado practicando en Chile
un sistema parlamentario, desde el triunfo de las fuerzas del Congreso en la Guerra Civil de
1891. Frente al predominio del Congreso que se vivió entre 1891 y 1924, la nueva Consti-
tución reforzaba hasta el extremo los poderes del Presidente de la República al eliminar las
“leyes periódicas” (solo subsistió la de presupuestos, pero el proyecto de la misma debía ser
enviado al Congreso cuatro meses antes de que empezara a regir y si no se aprobaba dentro
de ese lapso regía sin más el proyecto presidencial), las prácticas parlamentarias, introducir
las “urgencias” y conservar un fuerte veto presidencial: con el apoyo de un tercio más uno
de los integrantes de cualquiera de las cámaras el Presidente podía bloquear el accionar
del legislativo50. De ahí que para los conservadores se trataba de un régimen “sui generis,
criollo”, “singular e inaudito: es la autocracia presidencial con una Cámara consultiva: el
absolutismo del Zar de Rusia (…) Esta concepción del poder absoluto ¿es militar o soviéti-
ca? Parece inútil la respuesta. La democracia no puede aceptar un tiro de gracia, aunque lo
45
VIAL (1986) pp. 534 ss. y CARRASCO DELGADO (1983) pp. 66 ss.
46
BRAHM et al. (2002) pp. 16 ss. Por ejemplo, el representante comunista, Manuel Hidalgo, afirmaba: “Su
partido le ha encomendado la tarea de mantener aquí (Comisión Consultiva) lo que ha sostenido en la
Subcomisión, a saber, que estima preferible que el país continúe en lo que hoy se conceptúa el tan desacredi-
tado régimen parlamentario, modificando, por supuesto, esa organización híbrida que tuvimos en la cual, en
realidad, eran las camarillas las que gobernaban”. ACTAS (1926) p. 426.
47
ACTAS (1926) p. 437 ss.
48
VIAL (1986) p. 548.
49
GÓNGORA (1981) pp. 57 ss.
50
Confróntese con BRAHM et al. (2002) p. 33 y VIAL (1986) pp. 549 ss.
dispare su ídolo”51. A ello habría que agregar la separación de la Iglesia y del Estado, con lo
que se puso fin a una tradición institucional que tenía sus orígenes la época indiana.
Se puede concluir que la Constitución Política de 1925 no fue legítima en su origen
y que introdujo cambios revolucionarios –no en vano había sido el fruto de una revolu-
ción– al régimen constitucional vigente.
51
LA UNIÓN (15/5/1925) p. 3. De ahí también el comentario de Hans Kelsen, en el sentido de que la
Constitución chilena estaba “muy cerca de las fronteras de aquella forma que hoy se acostumbra denominar una
dictadura”. KELSEN (1926).
52
MONREAL (1929) p. 415.
53
BRAHM GARCÍA (2005) pp. 52 ss. La posición de Ibáñez en el gobierno quedaba clara en carta que dirigía a
Alessandri, redactada por José Santos Salas (confróntese CORREA (1962), tomo II, p. 115) en la que señalaba:
“Sobre mi calidad de jefe de la Revolución recayó el cargo de Ministro de Guerra con que me invistieron mis
mandantes para que desde él luchara por salvar nuestro programa contra los recios vientos que lo han amenaza-
do y siguen amenazándolo; para que realizara la regeneración que el país espera y que no ha podido lograrse por
falta de una cooperación debida. Finalmente subraya este mandato la necesidad de que responda personalmente
desde mi puesto de Ministro de la cohesión y disciplina del Ejército y del mantenimiento del orden frente al
caos político en que nos encontramos y que tiene amenazada la paz social por obra de esa política “gangrenada”
de que habla nuestro manifiesto del 11 de septiembre, y que continúa reinando, a pesar de mi incansable es-
fuerzo por abolirla”. DIARIO ILUSTRADO (1/10/1925) p. 12.
54
BRAHM (2005) pp. 55 ss.
55
DONOSO (1976) y BRAHM et al. (2002) pp. 40 ss.
56
DIARIO ILUSTRADO (21/5/1927).
57
VIAL (1996).
58
BRAHM (2012).
59
VIAL (2001).
60
BRAVO LIRA (1986) pp. 38 ss.
de censura ministerial, que deberán ser motivadas; y con la facultad concedida al Presi-
dente de la República de disolver la Cámara de Diputados, sujeto a plazos y condiciones
preestablecidas”61. Por su parte los radicales, a un mes de la caída de Ibáñez, ya presentaban
un proyecto de reforma constitucional en el que se introducía la censura a los ministros
como atribución de la Cámara de Diputados, al más puro estilo parlamentario62.
Esa sería la constante de los partidos tradicionales en los años que siguieron a la en-
trada en vigencia de la nueva Constitución. Todavía en la XIV Convención Nacional del
Partido Conservador, celebrada en junio de 1947, se postulaba como aspiración el estable-
cimiento de un “sistema parlamentario disciplinado, sobre la base de mayorías estables, en
el que los ministros no deben renunciar sino ante el voto de la mayoría de los diputados en
ejercicio y en el cual el Presidente de la República pueda disolver la Cámara Política”63.
Más notable todavía es el caso del Partido Radical, el que seguiría defendiendo el ré-
gimen parlamentario, pese a que de sus filas saldrían los Presidentes que gobernaron Chile
entre 1938 y 1952. Por ejemplo, en la XII Convención Nacional de 1939 se señalaba que
el partido aspiraba “a la implantación del régimen parlamentario de Gobierno, según el sis-
tema clásico inglés”64.
Con algunos matices seguía la misma línea el tercero de los partidos tradicionales,
el Liberal. En su VIII Convención Nacional celebrada en 1947 concluía que “el régimen
parlamentario, debidamente reglamentado y establecido sobre la base de partidos fuertes
y bien organizados, es el que asegura mejor las libertades y el buen gobierno de una na-
ción; pero acepta como una necesidad derivada de nuestro actual estado político y social el
régimen presidencial, sin perjuicio de introducirle las modificaciones indispensables para
asegurar, por parte del Ejecutivo, el cumplimiento estricto de las leyes y los acuerdos que
adopte la Cámara de Diputados en ejercicio de las facultades fiscalizadoras”65.
Pese a todo lo anterior –aunque se presentaron proyectos que iban en esa línea–
nunca se aprobaron reformas que introdujeran instituciones parlamentarias. Ello se expli-
ca quizá por el hecho de que, los mismos políticos que desde la tribuna parlamentaria se
quejaban de la omnipotencia del ejecutivo, una vez que llegaban al gobierno, cambiaban
de opinión. Ahora les parecía que la Constitución no era suficientemente presidencialista
y exigían se la reformara para dotar de mayores poderes al Presidente. Como ha señalado
Fernando Silva Vargas, “la paradoja del sistema político instaurado por la carta de 1925
es que un presidente poderoso –y cada vez lo sería más, al compás del aumento de la inje-
rencia estatal– necesitaba del concurso de partidos políticos, concurso que se pagaba con
cuotas de dicho poder. El Presidente de la carta de 1925 fue, esencialmente, un árbitro
entre los integrantes de una coalición”66. Frente a la presión partidaria, cuasi oligárquica,
que provenía muchas veces de la directiva del mismo partido del Presidente de la Repú-
61
PARTIDO CONSERVADOR (1933) p. 4.
62
BRAHM GARCÍA et al. (2002) p. 76.
63
ARTEAGA (1947) p. 143.
64
PARTIDO RADICAL (1939) p. 36.
65
PARTIDO LIBERAL (1948) p. 81.
66
SILVA en EL MERCURIO (18/2/1990) p. E 8.
blica, este, al observar que “a pesar de sus buenas intenciones, no obtiene los resultados
esperados de su gestión, busca las explicaciones. La que surge de inmediato, intuitivamente,
es la preponderancia del Congreso sobre él. Y la solución es sencilla: reducir la injerencia
del parlamento”67.
Todo ello es lo que explica el que, más allá de la postura de las dirigencias partida-
rias, críticas del régimen establecido en la Constitución de 1925, la primera reforma de la
misma –promulgada en 1943– viniera a reforzar el presidencialismo68. De ahí en adelante
pasó a ser una constante el que los Presidentes de la República, cualquiera que fuera su fi-
liación política, se transformaran en duros críticos de la Constitución vigente, y buscaran
por todos los medios reformarla en un sentido todavía más presidencialista.
En el caso de Carlos Ibáñez, ya en julio de 1954 alertaba del “resurgimiento del par-
lamentarismo, que actualmente se asemeja mucho a aquel otro que introdujera en el país el
desgobierno y la anarquía”69. A continuación crearía una “Comisión Consultiva” que debía
preparar un proyecto de reforma constitucional, la que inició sus funciones el 31 de julio
de 1954, con un discurso programático de Ibáñez en el que propiciaba “el completo resta-
blecimiento del régimen presidencial de Gobierno, y para lograr ese propósito en su inte-
gridad, es necesario derogar todas las disposiciones constitucionales y legales que en forma
directa o indirecta permiten la intervención del Congreso en funciones que, de acuerdo con
la doctrina, con el espíritu y con el propio texto de preceptos fundamentales de la Consti-
tución Política del estado, corresponden al Poder Ejecutivo”70. El trabajo de esa Comisión
no llegaría a ser presentado al parlamento para su discusión71.
Particularmente crítico con el funcionamiento del régimen de gobierno contemplado
en la Constitución de 1925, lo sería el Presidente Jorge Alessandri Rodríguez, desde el mo-
mento en que, en su opinión, este impedía al Jefe del Estado desplegar todo su poder, pues
en la práctica estaría subordinado al Parlamento. De ahí que exigiera se introdujeran pro-
fundas reformas en el texto constitucional para reforzar los poderes del titular del Ejecuti-
vo, aunque ellas debían entrar en vigencia cuando el mismo terminara su mandato. Todavía
en su último Mensaje, de mayo de 1964, señalaba: “Esa y no otra es la Reforma Estructural
verdadera que Chile necesita. Esa es la verdadera revolución –como ahora se dice– que debe
hacerse; la que restrinja drásticamente las iniciativas de los parlamentarios y que los respon-
sabilice en los actos que ejecutan como tales, como ocurre con el Presidente de la Repúbli-
ca, con los Ministros de Estado, con los miembros de los altos Tribunales de Justicia y de la
Administración Pública. La que permita someter a la decisión popular los conflictos entre
el Ejecutivo y el Parlamento; la que evite la dictación de leyes que violen la Constitución
y autorice en ciertos casos a delegar facultades legislativas en el Presidente de la República
tratándose de materias técnicas o que exijan soluciones rápidas; la que contemple normas
que impongan sanciones a la intervención de los parlamentarios en la Administración Pú-
67
SILVA en EL MERCURIO (18/2/1990) p. E 9.
68
VALENCIA (1986) pp. 240 ss.
69
LA NACIÓN (11/7/1954) p. 9.
70
LA NACIÓN (23/7/1954) p. 1.
71
Confróntese con BRAHM et al. (2002) pp. 125 ss.
blica, etc. Lo cual es anacrónico, es la causa última del desconcierto en que se desenvuelve
nuestra vida pública que ha llegado a límites extremos, por lo cual no puede continuar sin
abocarnos a la catástrofe definitiva”72.
Aunque Alessandri presentaría al Congreso un completo proyecto de reforma cons-
titucional, que buscaba hacer realidad sus propuestas este no llegaría a ser aprobado73. Sin
contar con una mayoría parlamentaria –al igual que le había ocurrido a su antecesor– y en
un ambiente ya muy radicalizado, resultaba imposible que pudiera hacer realidad su con-
cepción de lo que debía ser el mejor régimen de gobierno para Chile.
La crítica a la Constitución de 1925 y la necesidad que habría de robustecer los po-
deres del Presidente de la República, alcanzó cotas extremas con el triunfo de Eduardo Frei
Montalva, el candidato de la Democracia Cristiana, en las presidenciales de 1964. Llegaban
al poder los partidos “ideológicos”74, poseedores de una Weltanschauung omnicomprensiva
que apuntaban a la creación de una nueva sociedad, para lo que era necesario introducir
reformas radicales en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que exigía la existencia de un
Poder Ejecutivo que dispusiera del máximo de poderes y dotado de adecuadas herramientas
de planificación.
En su discurso de proclamación por el Frente de Profesionales y Técnicos que apo-
yaban su candidatura, de junio de 1964, afirmaba Frei: “Asistimos a una vasta revolución.
Han muerto viejas fórmulas y nace una nueva edad. Sería inútil negarlo. Por eso el mundo
entero camina a través de un proceso de cambios que a todos los pueblos alcanza, y que
hace inoperantes viejas fórmulas y antiguas instituciones. Ya nadie discute que en el mun-
do, como en nuestra América y en Chile, hay un proceso revolucionario”75. En el plano
constitucional –agregaba en la misma ocasión– “el Presidente de la República debe tener el
derecho de consultar directamente al pueblo por medio del plebiscito o referéndum acerca
de los asuntos de gran trascendencia nacional. El Ejecutivo debe contar con un organismo
técnico central de planificación; debe plantear un programa de acción con claridad y reali-
zarlo con decisión; debe tener facultades suficientes y la iniciativa para mantener la unidad
en la operación económica del Estado”76.
Estas ideas se verían reforzadas por los grandes triunfos obtenidos por la Democra-
cia Cristiana no solo en las presidenciales de 1964, sino también en las parlamentarias del
año siguiente. Pese a ello, no alcanzaría una mayoría en las cámaras que le permitiera hacer
realidad su programa, lo que le impulsaría a presentar una serie de proyectos de reforma
constitucional. “El pueblo elige su Gobierno –señalaba Frei en un discurso pronuncia-
do para defender su proyecto de reforma presentado el año 1967– y elige un Parlamento
para cumplir el programa que el Gobierno comprometió, y luego ocurre que aquellos que
fueron derrotados, que son minoría, basados en el hecho de la renovación parcial del Sena-
do, conservando muchos de ellos cargos que saben a conciencia que perderían si hubiera
72
ALESSANDRI (1964).
73
BRAHM et al. (2002) pp. 152 ss.
74
BRAVO (1986) pp. 70 ss. En palabras de GÓNGORA (1981) pp. 126 ss., se iniciaba la época de las “planifica-
ciones globales”.
75
FREI, p. 47.
76
FREI, p. 60.
77
LA NACIÓN (20/1/1967) p. 4.
78
LA NACIÓN (5/2/1967) p. 10. Según señalaba Francisco Cumplido, “los países marxistas, las monocracias
marxistas tienen un poder de programación y ejecución extraordinariamente eficaz. ¿Por qué? Porque existe un
partido único que orienta ideológicamente al Gobierno; luego, las decisiones fundamentales no están sujetas a
una revisión continua por la opinión pública, sino que son el partido y el Gobierno los que las impulsan”. La
Nación (5/2/19679 p. 10.
79
VALENCIA (1986) pp. 247 ss.
80
JOBET (1971), tomo II, pp. 107 ss.
81
ALLENDE (1989) pp. 157 ss.
base la nueva estructura del poder (…) Una nueva Constitución Política institucionalizará
la incorporación masiva del pueblo al poder estatal (…) Se creará una organización úni-
ca del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del
Pueblo como órgano superior de poder (…) La Asamblea del Pueblo será la Cámara única
que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las
diversas corrientes de opinión (…) Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de
que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial, como el parlamentaris-
mo corrompido”82. Allende presentaría al Congreso un proyecto de reforma constitucional
para hacer realidad estas propuestas, pero no contaba con suficiente apoyo en las cámaras
para impulsarlo83.
Se debe agregar también que Salvador Allende, al igual que sus antecesores, conside-
raba que con el régimen vigente le resultaba muy difícil gobernar; que resurgía una suerte
de “parlamentarismo”, como afirmaría en su tercer mensaje presidencial84.
De todo lo anterior se puede concluir que la referencia a la Constitución de 1925
que hacían ambos bandos enfrentados en la crisis final de 1973 era más bien formal que de
fondo. Recurrían a ese texto, porque era el que estaba vigente: Allende para destacar que
siempre lo había respetado; sus opositores para señalar que lo había violado de forma ma-
nifiesta85; pero ninguno estaba conforme con el mismo y habían pretendido reformarlo de
manera radical durante los últimos años de su vigencia.
CONCLUSIÓN
Desde una perspectiva histórico-jurídica no parece sensato, como algunos han plan-
teado, volver a la Constitución de 1925 para así destrabar la discusión relativa a la mejor
manera de reformar la Constitución vigente. Para defender esa postura se aduce la existen-
cia de una supuesta tradición constitucional que se habría iniciado con la Constitución de
1828 y se habría continuado en las de 1833 y 1925 para romperse con la de 1980, pero esa
línea está lejos de ser clara. Pese a presentarse formalmente como una reforma, la Constitu-
ción de 1833, obra fundamentalmente de Mariano Egaña, se aprobó después de una guerra
civil que puso fin al período liberal, no respetó las normas sobre su reforma contenidas en
la Constitución vigente e introdujo profundos cambios en su contenido, inspirados mu-
chos de ellos en modelos extranjeros.
Más traumático todavía fue el proceso de generación de la Constitución Política de
1925. En un ambiente marcado por la intervención militar de septiembre de 1924 que cul-
minó con la licencia dada al Presidente Arturo Alessandri, su vuelta a Chile para culminar
su período presidencial, aunque ahora bajo tutela militar –Carlos Ibáñez se mantendría
como Ministro de Guerra–, su elaboración se daría sin considerar para nada las normas
constitucionales vigentes y como una imposición de los militares y Alessandri sobre las diri-
82
Cita según LAVÍN (1989) pp. 165 ss.
83
BRAHM et al. (2002) pp. 222 ss.
84
ALLENDE (1989) p. 191.
85
FONTAINE (2018) p. 44.
gencias partidarias, aunque recibiría una cierta sanción popular en un plebiscito desarrolla-
do en circunstancias de excepcionalidad constitucional.
Tampoco se puede afirmar el que pese a sus orígenes espurios, la Constitución se
haya podido legitimar en su ejercicio. En efecto, en lo inmediato, bajo el gobierno de
Emiliano Figueroa, los partidos siguieron actuando como si siguiera vigente el régimen
parlamentario. Bajo el gobierno de Ibáñez, en cambio, se practicó un autoritarismo que
iba mucho más allá del presidencialismo de la carta constitucional. Una vez alcanzada la
estabilidad institucional a partir del segundo gobierno de Arturo Alessandri, los partidos
tradicionales siguieron defendiendo, por lo menos hasta fines de los años cuarenta, la vuelta
al parlamentarismo. Luego, desde la llegada de Carlos Ibáñez del Campo al poder en 1952,
todos los presidentes de la República estuvieron de acuerdo en criticar el texto vigente por
considerar que no les concedía las suficientes atribuciones para gobernar ya que daba un
poder excesivo al Congreso Nacional.
Pese a que se terminaron por introducir algunas reformas constitucionales que refor-
zaban algo el poder del Ejecutivo, ni Alessandri, ni Frei, ni Allende lograrían hacer aprobar
los cambios que deseaban. Sus pretensiones se estrellarían con la falta de mayorías en un
contexto de radicalización política extrema, marcado por el bloqueo que se derivaba de la
división de las cámaras en tres tercios irreconciliables. En el fondo, por lo menos desde la
década de los sesenta, ningún sector estaba de acuerdo con el régimen establecido por la
Constitución vigente y lo hubieran sometido a profundas reformas si hubieran tenido posi-
bilidades para ello.
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RESUMEN: El presente artículo analiza algunos de los problemas procesales que surgen en
la reclamación judicial de la solidaridad pasiva, a partir de la tesis de pluralidad de vínculos
que se asigna a la obligación solidaria. El objetivo es explicar el comportamiento de la cosa
juzgada, la litispendencia, la legitimación y la prejudicialidad, considerando el contenido de
la garantía del debido proceso.
ABSTRACT: This article analyzes some procedural problems related to joint and several lia-
bility legal action, which arise from the thesis that multiple obligors are bound by the same
obligation towards an obligee when such liability is declared. The purpose of this article to
explain those problems with regard to res judicata, lis pendens, standing and binding judge-
ments, taking into account the right to due process of law.
Keywords: Joint and several liability, due process of law, res judicata.
*
Doctor en Derecho (Universidad de Navarra). Profesor de Derecho Procesal, Universidad de los Andes
(Chile). Dirección Postal: Monseñor Álvaro del Portillo 12455, Las Condes. Dirección electrónica:
aromero@uandes.cl. Este trabajo se realiza dentro del marco del proyecto Fondecyt Regular: “Obligación soli-
daria y debido proceso. Hacia una reformulación dogmática del tratamiento procesal de la solidaridad obliga-
cional pasiva” (Nº 1161674 de 2016).
1
BUSNELLI (1974) p. 499.
2
GÓMEZ (2017) pp. 79-117 y BRANTT (2015) pp. 493-509.
3
Entre la abundante bibliografía, TAPIAS (2008) pp. 125-138.
4
CARRERAS, Jorge, en el prólogo al libro de CARRERAS (1990) p. 13.
su naturaleza, lo único que este requisito exige, es que todas las cosas debidas lo sean por
todos, pero lo determinante es que el cumplimiento en su totalidad pueda ser requerido
imperativamente a todos o a uno cualquiera de los deudores y no que haya de exigirse una
cosa a uno y otra a otros. En cuanto a esta exigencia, lo determinante es que ante el estable-
cimiento de una pluralidad de prestaciones reunidas por un objetivo común –que, por lo
mismo, son naturalmente divisibles en su ejecución– se dispone o acuerda que concurrien-
do pluralidad de sujetos pasivos, los obligados se encuentran en la necesidad jurídica de
cumplirla íntegramente”5.
Para la solidaridad, la unidad del objeto de la obligación significa que es deber de
los varios deudores –cada uno por separado y, a la vez, todos juntos– dar cumplimiento a
la prestación debida en su totalidad, es decir, íntegramente. Cada uno de los deudores so-
lidarios viene considerado, en sus relaciones con el acreedor, como deudor de la integridad
de la prestación, es decir, se halla obligado in totum et totaliter 6. En explicación de Amorth,
“cualquiera que sea el contenido de la obligación lo que caracteriza a la obligación solidaria
es el hecho de que todos los codeudores están obligados y el acreedor solo puede pedir la
única y misma prestación, de modo que la pluralidad concierne a los sujetos y a los víncu-
los, pero no a la prestación. El hecho de que cada uno esté obligado a una prestación no
produce como resultado consecuente una suma de prestaciones, precisamente porque la
prestación a que está obligado el uno es la misma, a la que está obligado el otro: no una pa-
recida ni tampoco igual. El concepto de ‘identidad’ equivale en suma al de ‘unidad’”7.
La obligación solidaria debe ser diferenciada de las denominadas como simplemente
conjuntas. Conforme al art. 1511 inc. 1º del CC, la obligación simplemente conjunta de-
signa aquellas en que el objeto o prestación es uno, pero la prestación es divisible, esto es,
su cumplimiento puede efectuarse por partes o cuotas, susceptible de satisfacerse de manera
separada o aislada por cada sujeto obligado8.
A su turno, las categorías anteriores deben ser contrastadas con las obligaciones
in solidum o concurrentes, manifestación que ha sido incorporada en nuestra realidad por
influencia de la doctrina francesa9. Su autonomía ha logrado superar la sinonimia que con-
tiene el art. 1511 inc. 2º del CC., donde se refiere a la obligación solidaria como equivalen-
te a la in solidum10.
En palabras de Corral, la obligación in solidum surge “cuando dos o más deudores
resultan obligados a un mismo objeto divisible respecto de un idéntico acreedor, sea porque
coinciden totalmente en la prestación o solo parcialmente. La consecuencia estriba en que
el acreedor puede demandar conjuntamente a dichos deudores por el total de la prestación
debida en que coinciden (y no solo por su cuota), descartándose que se trate entonces de
obligaciones simplemente conjuntas. Pero tampoco se trata de obligaciones solidarias, pues,
5
BECZA GESTIÓN S.A. CON INMOBILIARIA LUIS CARRERA UNO S.A. Y OTROS (2013).
6
SOTO (1980) pp. 783-785.
7
AMORTH (1963) p. 39.
8
BECZA GESTIÓN S.A. CON INMOBILIARIA LUIS CARRERA UNO S.A. Y OTROS (2013).
9
Sobre su contenido y evolución, MIGNOT (2002) pp. 201-225 y LETE (1988) p. 41
10
Utilizan la voz in solidum y concurrentes como equivalentes, entre otros, el fallo MALDONADO CON DÍAZ
GARCÍA (2017).
por una parte, la ley no ha establecido expresamente la solidaridad y, por otra, no estamos
en presencia de una obligación con pluralidad de deudores que debe satisfacerse en su to-
talidad por cada uno de ellos; pues, como se ha dicho, se trata de obligaciones diversas,
aunque coincidentes total o parcialmente en el objeto de las prestaciones debidas”11. Según
la doctrina, los casos donde se da esta hipótesis se vinculan a las obligaciones de responder
por el hecho ajeno, a las derivadas de fuentes diversas, a las obligaciones donde el daño se
infringe a cosas cubiertas por contratos de seguro, o también a obligaciones donde se reco-
noce una legitimación para deducir la acción directa12.
Conforme a la sentencia de la Corte Suprema, de 20 de abril de 2016, las obligacio-
nes in solidum se caracterizan “porque generan el principal efecto de la solidaridad pasiva,
cual es que el acreedor puede demandar el total de la deuda a cualquiera de los deudores,
pero no los restantes efectos de dicho instituto jurídico; siendo definidas como ‘aquellas
que tienen causas distintas y un objeto idéntico que deben por el todo a un solo acreedor
varios deudores. Cada uno de los deudores debe el mismo objeto por el todo, es decir, in
solidum. En cambio los deudores de las obligaciones solidarias lo son de una obligación que
presenta la misma causa, y los deudores de las obligaciones in solidum lo son de varias cau-
sas distintas’. Los efectos de la obligación in solidum no son idénticos a los de la solidaridad
pasiva, ya que ‘los llamados efectos secundarios de la solidaridad pasiva no tienen ninguna
aplicación en las obligaciones in solidum’ (…)”13.
La diferencia entre las obligaciones solidarias y las in solidum radica, fundamental-
mente, en que, tratándose de la obligación solidaria, todos deben el todo, en cambio, en las
in solidum, cada deuda es independiente de la otra, al no existir entre esos codeudores las
relaciones internas o externas que la ley considera para la solidaridad. Esto tendría relevan-
cia respecto del derecho a repetir que, según parte de la doctrina, solo sería admisible en el
régimen interno de los codeudores solidarios14.
En la práctica, la admisión de las obligaciones in solidum o concurrentes ha permiti-
do condenar a varios sujetos en situaciones donde la actuación ilícita no puede ser califica-
da dentro de la responsabilidad solidaria, como acontece, por ejemplo, con las acciones de
responsabilidad civil en materia médica, cuando se demanda al equipo médico y a la clínica
respectiva15.
En la jurisprudencia, la sentencia de la Corte Suprema, de 27 de enero de 2017,
acepta esta distinción, señalando que “(…) al haberse establecido que cada uno de los
demandados, con su conducta, contribuyó a la producción del resultado dañoso, son
obligaciones concurrentes que los hace responder de la totalidad del daño causado, en for-
ma indistinta y hasta la concurrencia del monto total del mismo, por lo que si el daño lo
repara uno, exonera al otro, circunstancia que si bien no es un caso de solidaridad, opera
como tal y corresponden a lo que en doctrina se conoce como ‘obligaciones concurrentes o
11
CORRAL (2016) pp. 21-22. CORRAL (2015 b) pp. 455-471.
12
Atribuyen esta calidad al tercero civilmente responsable PEÑAILILLO ARÉVALO (2003) p. 305, BARROS BOURIE
(2007) pp. 421-427 y pp. 936-937.
13
COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA ÑUÑOA CON INMOBILIARIA MEYDA S.A. (2016).
14
KUNCAR (2017) pp. 225-238.
15
C.T., R.P. Y T.G., K. CON CLÍNICA LAS V.S.A., F.L.M. (2018).
16
MALDONADO CON DÍAZ (2017). R.G.A. CON BANCO SANTANDER CHILE (2016).
17
BIDASOA CON ISAACS (2018).
18
BARRIENTOS (2013) pp. 1232-1253.
19
ABELIUK (2014) pp. 507-509; en el mismo sentido RUZ LÁRTIGA (2011) p. 116; CLARO SOLAR (1992) pp.
384-386. Sostienen la tesis romana para ambos tipos de solidaridad ALESSANDRI, SOMARRIVA (1941) pp. 139-
142; ALESSANDRI y SOMARRIVA (2001 b) p. 130; para la tesis clásica, entre otros, TRONCOSO (2011) pp. 69-71 y
COURT M. (2013) pp. 61-87.
20
GAMBINERI (2012) pp. 24-25.
pasado, donde se reconoció eficacia jurídica a los actos ejecutados por uno de los deudores
solidarios que favorecían o perjudicaban a los otros, validando esa situación en una supues-
ta representación recíproca surgida por el solo ministerio de la ley21.
Las tesis romana y francesa, recién reseñadas, han sido objeto de nuevas propuestas
dogmáticas en las que se intenta mediar entre los dos extremos, reconociendo en la obliga-
ción solidaria una sola relación obligatoria compuesta de una pluralidad de vínculos jurídi-
cos22. Como lo sintetiza Díez-Picazo, si entendemos la obligación como relación obligatoria
global o compleja, la conclusión obvia es que tal relación continúa existiendo y siendo una
sola, lo que no impide reconocer que, en su seno, se produce una articulación de vínculos
distintos, especialmente en lo referido a las relaciones internas entre los codeudores23.
Desde el ámbito del derecho civil alemán, en explicación de Larenz, “según es hoy
reconocido predominantemente, la obligación solidaria es una relación obligatoria uni-
taria comprensiva del acreedor y de todos los deudores solidarios, que encierra en sí una
pluralidad de créditos (del acreedor contra cada uno de los deudores solidarios). Cada uno
de estos créditos, y, por lo tanto, cada relación obligatoria puede desarrollarse hasta cierto
grado con independencia de las demás. Pero todas esas singulares relaciones obligatorias
permanecen unidas entre sí a través de la unidad de fin de la prestación, con cuya realización
cumple también su finalidad de conformidad con lo acordado la totalidad de la relación
obligatoria, incluyendo todas las relaciones obligatorias singulares”24. En otros términos,
en la obligación solidaria, hay tantas obligaciones cuantos son los acreedores o deudores
solidarios que figuren en la relación obligacional, aunque las prestaciones gravitantes sobre
ellas tengan un mismo contenido25.
En un estudio clásico sobre este tema, Hernández Gil reduce las explicaciones sobre
la naturaleza plural de las obligaciones solidarias a varias hipótesis: (i) concurrencia de va-
rios acreedores o deudores, al existir una conexión debido a la unidad o comunidad de la
obligación; (ii) por existir una disposición del ordenamiento jurídico para conseguir el mis-
mo fin, de modo que sus obligaciones y sus créditos singulares aparecen como medio para
la consecución de este fin común; (iii) por la unidad del objeto y de la causa, bien en el
sentido de causa de nacimiento, bien en el sentido técnico propio de causa; (iv) por existir
un concurso de derechos; (v) por la aglutinación de varias relaciones jurídicas por la identi-
dad de la prestación; (vi) o porque es una la relación jurídica26.
Aunque, en nuestro medio, parte de la doctrina civil tradicional sigue intentando
solucionar los problemas de la solidaridad acudiendo a la explicación romana o la doctrina
francesa, en el último tiempo se aprecia un cambio jurisprudencial. La tesis de la pluralidad
de vínculos jurídicos referida se ha admitido invocando el art. 1512 del Código Civil, en
21
Entre otras, ESPINOSA CON MANRÍQUEZ (1919); BANCO ANGLO SUD AMERICANO LTDA. CON SOCIEDAD SLAUGHTER
(1920); NORAMBUENA Y OTRO CON URRUTIA (1924).
22
LEÓN (1998) pp. 109-111; JORDANO (1992) pp. 866-867 y ALBALADEJO (1960) p. 530.
23
DÍEZ-PICAZO (2008) p. 237. Entre varios, en esta orientación, HERNÁNDEZ-GIL (1946) p. 411; SOTO (1980)
pp. 785-788; LARENZ (1958) pp. 504-505; TICOZZI (2012) pp. 1-262 y GAMBINERI (2012) pp. 1-116.
24
LARENZ (1958) pp. 504-505.
25
SOTO (1980) p. 785 y BUSNELLI (1974) pp. 35-86.
26
HERNÁNDEZ-GIL (1946) p. 404.
cuanto dispone que “la cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ha de ser
la misma, aunque se deba de diversos modos; por ejemplo, pura y simplemente respecto de
unos, bajo condición respecto de otros”. Esta orientación ha tenido recepción, entre otras,
en las sentencias de la Corte Suprema de 5 de noviembre de 2009 y de 8 de octubre de
2013, al señalar que “la solidaridad pasiva puede contener en su unidad una diversidad de
relaciones, todas las que tienen y responden a una sola finalidad, cual es servir a la satisfac-
ción de la prestación al acreedor, es el debitum u obligación a la deuda, en que las personas
que se encuentran en tal vinculación responden por el total”27.
En nuestro caso, para este estudio sobre los aspectos procesales de la solidaridad pa-
siva, seguimos la tesis de la pluralidad de vínculos, por varias razones. Básicamente, tanto
la tesis “romana” como la “francesa” no son conciliables con la garantía del debido proceso
consagrada en el art. 19 Nº 3 de la Constitución. No es fácil aceptar que alguien puede
consentir que se ejecuten en el proceso actos contrarios a sus intereses, bajo el supuesto
dogmático de la unidad de la obligación o suponiendo un acto de representación tácito. De
igual forma, determina nuestra posición que en la jurisprudencia hayan surgido pronuncia-
mientos que obligan a desestimar las doctrinas clásicas que no se avengan con las garantías
procesales, en especial con el principio de la bilateralidad28.
27
BECZA GESTIÓN S.A. CON INMOBILIARIA LUIS CARRERA UNO S.A. Y OTROS (2013). Con anterioridad postula la
pluralidad de vínculos, GUZMÁN CON OYARCE (2009).
28
Un estudio del tema, ROMERO (2017) pp. 137-157.
29
La distinción entre solidaridad propia e impropia se debe a la doctrina francesa, y surge por exigencias
prácticas que permitieran vencer las dificultades de orden exegético en la interpretación del Code, para superar
la idea de que la solidaridad existiría solo en cuanto existe una identidad de causa (HERNÁNDEZ-GIL (1946) p.
403). Esteve de Pardo, puntualiza que, en España, “la solidaridad impropia surge en aquellos casos cuando los
tribunales condenan solidariamente a responder de una obligación a varios demandados entre los cuales no
había previos vínculos de solidaridad ni legal ni voluntaria” (ESTEVE DE PARDO (2014) p. 22); conforme a la au-
tora, el término “solidaridad impropia” lo introdujo la doctrina alemana entre finales del siglo XIX y principio
del siglo XX. En contra de esta distinción, LEÓN (1978) principalmente pp. 33, 45-46. Una síntesis del tema en
MENDOZA (2015) pp. 31-164.
30
GUILLARTE (1983) p. 220.
31
En esta descripción seguimos a CORRAL (2017 c) pp. 368-370.
32
Sintetiza esta evolución la sentencia CABRERA CON VICENCIO (2017).
33
BARROS (2007) pp. 421-427.
contra el autor directo del daño”34. Son manifestaciones positivas de lo anterior el art. 169
inc. 2° de la Ley del Tránsito, respecto del propietario del vehículo y del tenedor de este;
y también el art. 18 inc. 6° del D.F.L. N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
respecto de las personas jurídicas y los profesionales que actúen por ellas como arquitecto,
ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil.
Por último, en la responsabilidad civil solidaria derivada de la ejecución de una
actividad compleja, la ley impone este régimen para favorecer a la víctima frente a la difi-
cultad probatoria de determinar cuál de todos ellos incurrió en la conducta culpable que
produjo el daño. Esta solución se recoge, por ejemplo, en el art. 47 de la Ley de Protección
al Consumidor, en relación con los daños generados por productos o servicios peligrosos o
tóxicos, de los que deben responden solidariamente el productor, importador y primer dis-
tribuidor o del prestador del servicio, en su caso, cuando no se puede identificar al causante
del daño o no se puede imputar la causalidad a alguno de los agentes que participan de la
actividad peligrosa.
(i) que se demande a todos los codeudores solidarios en una misma demanda;
(ii) que se demande a algunos de los varios obligados solidarios;
(iii) que se demande la prestación contra un solo deudor, de los varios que pudieron
ser emplazados;
34
CORRAL (2017c) p. 369.
35
PÉREZ (2004) p. 19
36
PUIG (1976) p. 456.
37
En la jurisprudencia esta facultad se vincula a la doctrina de la representación común entre deudores,
ESPINOSA CON MANRÍQUEZ (1919).
38
GIBB CON HIDALGO (1931).
39
TORO (RECURSO DE QUEJA) (1941).
40
Esta distinción entre parte en sentido procesal y parte en sentido sustancial se debe a Adolf Wach y fue se-
guida por la doctrina italiana, especialmente, Carnelutti y Allorio (ALLORIO (2014) pp. 29-53).
41
BANCO SANTANDER CHILE CON KHOR S.A. (2018).
En cuarto lugar, el CPC admite varias soluciones en las que se acepta que los efectos
jurídicos procesales se producen respecto de los que han adquirido la calidad de parte en
sentido procesal. A modo de referencia, el art. 27 del CPC, reparte los gastos o cargas pe-
cuniarias a que están sujetos los litigantes indicando que, “cuando litiguen varias personas
conjuntamente, cada una de ellas responderá solidariamente del pago de los derechos a que
a todas afecten en conformidad a los artículos anteriores, sin perjuicio de que las demás
reembolsen a la que haya pagado la cuota que les corresponda, a prorrata de su interés en
el juicio”. En relación con el derecho a inhabilitar a los jueces el art. 128 del CPC dispo-
ne que, “cuando sean varios los demandantes o demandados, la implicancia o recusación
deducida por alguno de ellos, no podrán renovarse por los otros, a menos de fundarse en
alguna causal personal del recusante”.
En quinto lugar, la distinción entre la calidad de parte procesal y la de parte en sen-
tido sustancial determina que los efectos de la litispendencia se produzcan respecto de los
codeudores solidarios que figuran en la relación procesal. Para el que no ha sido parte, las
consecuencias de la litispendencia no pueden surgir, conforme se pasa a explicar.
42
MÁLAGA (1999) pp. 25-195.
43
MEDEL CON DÍAZ (2017).
44
Se ha resuelto que para determinar esta competencia no se debe atender al tipo de relación sustancial recla-
mada, sino a los factores indicados en la norma procesal, ESSBIO CON INTERAGRO (2013). También ASEGURADORA
MAGALLANES S.A. C.G.E CON DISTRIBUCIÓN S.A. Y OTRO (2015). Se ha fallado que el codeudor solidario que no
alega la incompetencia prorroga la misma para los otros codeudores (BANCO ANGLO SUD AMERICANO LTDA. CON
SOCIEDAD SLAUGHTER (1920). El hecho de que el ejecutado no haya sido parte en el contrato en virtud del cual
se prorrogó la competencia a determinado tribunal, no es oponible como excepción a la demanda CORPBANCA
CON AGROPECUARIA SERVISSAN S.A. (2009).
45
GONZÁLEZ E., FERNANDO Y OTRO (RECURSO DE QUEJA) (1957); PRICE MAC DONALD, EDUARDO (RECURSO DE QUEJA)
(1963).
46
PÉREZ (2001) pp. 99-113.
47
Sintetiza el debate la sentencia MEDEL, DAVID Y OTROS CON DÍAZ VERDUGO, RICARDO (2017). En la doctrina
civil se han propuesto diversas explicaciones sobre la forma como opera la interrupción de la prescripción, en
PIZARRO (2017) p. 161-172; PINOCHET (2017) pp. 173-188; ALCALDE (2017) pp. 189-210.
48
PÉREZ (2004) p. 143.
49
ROMERO (2016 b) pp. 2741-2753. En la jurisprudencia así lo ha entendido BANCO DEL TRABAJO CON PEREA
(1986).
9. LA LITISPENDENCIA IN SPECIE
La litispendencia in specie, como se anticipaba, busca evitar que se tramiten al mis-
mo tiempo dos juicios con el mismo objeto, si existe entre las acciones deducidas la triple
identidad legal de personas, de la cosa pedida y de la causa de pedir (art. 177 CPC). Para
tal efecto, el demandado puede oponer la excepción de litispendencia con el fin de impedir
continuar con la tramitación del juicio que tiene el mismo objeto.
Al asumir que la obligación solidaria permite reclamar simultáneamente a varios
codeudores, la litispendencia in especie no puede paralizar el inicio de un nuevo juicio que
busca reclamar la prestación debida por varios, salvo que se trate del mismo acreedor que
demanda nuevamente al mismo codeudor solidario para reclamar la misma obligación50.
Explicado de otra forma, la pluralidad de vínculos jurídicos autoriza a demandar a
uno o varios en un mismo proceso, en juicios separados o sucesivos, sin que ello se pueda
impedir mediante la deducción de la excepción de litispendencia. Como lo ha establecido
la sentencia de la Corte Suprema de 19 de agosto de 1931, “la ley autoriza al acreedor de
una obligación solidaria no solo para dirigirse contra todos los deudores solidarios en un
mismo juicio o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sino también para demandar simul-
táneamente a cada uno de los deudores por cuerda separada”51.
Por su lado, la posibilidad de tramitar procesos separados para hacer cumplir la mis-
ma obligación solidaria puede generar algunos problemas. Concretamente, existe el riesgo
de continuar reclamando una obligación que se extinguió en un proceso paralelo, cuando
alguno de los codeudores cumplió voluntaria o forzadamente la prestación debida (art.
1568 CC). En este evento, si el acreedor no da cuenta del hecho extintivo, cualquiera de
los codeudores solidarios puede alegar la pérdida del interés en el objeto del proceso para
evitar hacer cumplir la misma prestación52. Desde el punto de vista sustantivo, lo anterior
se explica en que la unidad de prestación característica de la solidaridad ya fue satisfecha y
ello conlleva, necesariamente, la extinción de toda la relación obligatoria al quedar privadas
de las causas para su subsistencia las demás obligaciones53.
50
En este sentido, N.N. CON LUIS ITURRIAGA V. Y OTRO (1981). Esta excepción tiene una restricción para el juicio
ejecutivo en el art. 464 N° 3 CPC. Sobre su alcance AGUIRREZABAL GRÜNSTEIN (2017) pp. 387-395.
51
GIBB Y CÍA CON HIDALGO (1931).
52
GASCÓN (2003) p. 63; SILVA HANISCH (2017) pp. 167-198.
53
ESTEVE (2014) p. 116-117.
54
ALFARO (2014) pp. 98-173; GENTILI (2009) pp. 745-762; RASCIO (2001) pp. 601-622.
55
CORPORACIÓN FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (RECURSO DE QUEJA) (1971).
56
BANCO DE CHILE CON SAHR CRISTIE (1991).
57
N.N. CON LUIS ITURRIETA (1979).
58
ALFARO (2014) p. 168.
dientes que realizaron el acto viciado59. También surge la misma interrogante en relación
con la responsabilidad civil en materia de construcción regulada en el art. 18 del DFL 458
de 1975, que considera como responsables a varios sujetos, a saber: al propietario primer
vendedor de una construcción, al arquitecto que realice el proyecto de arquitectura, al pro-
fesional que realice el proyecto de cálculo estructural (incluidos los planos, la memoria de
cálculo, especificaciones técnicas y el estudio de geotecnia o mecánica de suelos), al profe-
sional que hace el estudio de mecánica de suelos (si es distinto del anterior), a los construc-
tores, al inspector técnico de obra (ITO).
Como se puede apreciar, la exigibilidad de las obligaciones solidarias puede generar
situaciones donde, a los efectos de decidir sobre un hecho ilícito, es pertinente indagar
acerca de la necesidad de emplazar al juicio a todos los codeudores, para evitar un prejuzga-
miento que lesione el derecho de defensa, en los términos que pasamos a examinar.
59
Un estudio del tema, SCHOPF (2016) pp. 943-960.
60
Entre otros, SOTO (1981b) pp. 139-191; AMORTH (1963) pp. 425-428; VIDAL (2007) pp. 17-349.
61
Una síntesis para el caso español, MENDOZA (2015) pp. 101-444; TAPIA (2016) pp. 3055-3088.
a todos los titulares pasivos de la relación, que pudieran verse alcanzados por los efectos de
la sentencia que en aquél se dictare” (CS. Rol N° 88.987-2016)62.
A mayor abundamiento, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la distin-
ción entre legitimación individual y conjunta es utilizada para dilucidar los casos en donde
la pluralidad de sujetos deben ser demandados individualmente o, por el contrario, de
manera conjunta en un mismo proceso63. Así, la necesidad de considerar la legitimación
en materia de solidaridad de manera conjunta ha tenido aplicación en el campo laboral y
previsional, en relación con el dueño de la obra o faena. En esta hipótesis, se ha señalado
que, para hacer efectiva esta responsabilidad es necesario accionar en contra del empleador
principal, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 183-B del Código del Trabajo. Según
la jurisprudencia, se trata de una hipótesis de solidaridad legal sui generis, a la que no se le
aplica el régimen del Código Civil64.
Tomando partido sobre este punto, en nuestro derecho, la legitimación para recla-
mar de la prestación que tiene como fuente una obligación solidaria contractual se com-
porta de manera individual, al no imponer el deber de demandar a varios conjuntamente.
Conforme al art. 1514 del CC, “el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores
solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda
oponérsele el beneficio de división”.
Dejando de lado la situación anterior, los casos complejos se vinculan a situaciones
en los que la existencia de la solidaridad debe ser declarada en la sentencia judicial. Como
en esa situación la disputa proviene de la actuación de varios agentes en un mismo hecho
que causa daño, puede ocurrir que el juez deba prejuzgar sobre la participación de otros
codeudores que no fueron emplazados al juicio, con lo cual surge la duda de si acaso habría
de configurarse un litisconsorcio necesario pasivo impropio, para evitar la infracción al
contenido del principio de la bilateralidad, en el sentido que antes hemos explicado.
Admitiendo que el tema es difícil de resolver, entendemos que la configuración del
litisconsorcio necesario en materia de obligaciones solidarias extracontractuales es de ex-
62
ASOCIACIÓN CANAL LAS MERCEDES CON DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (2018). Este
fallo indica que el litisconsorcio necesario impropio no está establecido expresamente en la ley, sino que viene
condicionado por la naturaleza de la relación jurídica deducida en juicio.
63
Según el número de sujetos con los cuales se debe o se puede configurar la relación procesal, se distingue
entre legitimación individual y legitimación conjunta. La primera es aquella que se confiere al titular de un
derecho subjetivo o interés legítimo para poder impetrar tutela jurisdiccional sin el concurso de otros sujetos,
salvo que libremente se configure entre varios un litisconsorcio voluntario. En cambio, la legitimación conjun-
ta es la que corresponde mancomunadamente a un grupo de personas, las que están obligadas a demandar en
una misma causa, activa o pasivamente, a una pluralidad de sujetos como exigencia ineludible para obtener un
pronunciamiento sobre el fondo. En la sentencia de la CS, de 24 de septiembre de 2010, distinguiendo entre
legitimación individual y conjunta, “la primera es aquella que se confiere al titular de un derecho subjetivo o
interés legítimo por ser titular del mismo, para impetrar tutela jurisdiccional sin el concurso de otros sujetos;
en cambio, la legitimación conjunta es la que corresponde mancomunadamente a un grupo de personas, activa
o pasivamente, dando vida al litis consorcio necesario’”. MORALES RIQUELME, JORGE CON I. MUNICIPALIDAD DE
PUCÓN (2010). En igual sentido, SILVA CON ALVARADO (2012).
64
MORALES RIQUELME, JORGE CON I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN (2010). Reitera el carácter especial de esta soli-
daridad, la que no puede extenderse a prestaciones ajenas a su objeto la sentencia GUTIÉRREZ CON INMOBILIARIA
BILBAO S.A. (2014) En igual orientación, RAMÍREZ CON SOCIEDAD MULTISERVICIOS (2014). En una interpretación
más amplia, CIFUENTES CON CARRILLO (2018).
65
Una revisión crítica de estos principios, DÍEZ-PICAZO (2015) pp. 1-14.
66
MUÑOZ (1991) p. 5878.
67
PEYRANO (1978) pp. 67-70.
2° del CC. Esto significa que para el litisconsorte que no recurrió, la sentencia queda firme,
conforme a las reglas del art. 174 del CPC. En cambio, el principio de la comunidad deter-
mina que el resultado del recurso interpuesto por uno de los litisconsortes aprovecha a los
demás, aunque no lo hayan interpuesto.
Como se anticipaba, en el caso de las obligaciones solidarias predomina el principio
de la personalidad del recurso, como consecuencia de que allí se configura un litisconsorcio
voluntario, cuando se demanda a más de uno de los codeudores en un mismo proceso. Al
tratarse de una pluralidad de acciones con sujetos legitimados individualmente, no existe
ningún impedimento para que la sentencia contenga distintos pronunciamientos, los que
no necesariamente deben ser homogéneos para cada uno de los litisconsortes, salvo que
lo decidido con el recurso diga relación con un tema cuya eficacia jurídica se extienda a
los otros codeudores, como pronto se explicará. En cambio, si se diera en las obligaciones
solidarias un litisconsorcio necesario, la doctrina postula la aplicación del principio de la
comunidad. Lo anterior se justifica en la presencia de un evento excepcional, donde el ob-
jeto del proceso sería único e indivisible para todos los litisconsortes, debiendo dictarse una
única solución para todos ellos.
68
Sobre el tema, ATAZ (2001) pp. 41-68.
69
Como lo establece la sentencia de la CS, de 29 de noviembre de 2017, para determinar si se produce esta
identidad el análisis comparativo se debe realizar entre lo resuelto en una sentencia anterior y la nueva acción
deducida en un proceso posterior; “en rigor, no es una identidad entre demandas, sino entre una sentencia an-
terior –que ya juzgó el tema– y una nueva acción, deducida en una demanda que pretende plantear el mismo
objeto procesal”.VIDAL CON SUÁREZ (2017).
70
Una Constitución de Justiniano del año 531 (C. 8, 40, 28) eliminó para la solidaridad los efectos extintivos
o preclusivos de la litiscontestatio, estableciéndose que esa relación se extinguirá mediante el pago íntegro de la
deuda. Esto último, tendría repercusiones relevantes para la cosa juzgada, puesto que mientras no se pague la
prestación será lícito accionar contra uno o varios codeudores, sin que lo pueda impedir, en principio, las sen-
tencias anteriores o la existencia de juicios paralelos pendientes. A este cambio del derecho postclásico romano
se le atribuye una modificación de la estructura de la obligación solidaria como la concebía el derecho romano
clásico, que pasa a ser concebida como una obligación colectiva única, reclamable a través de una pluralidad de
acciones MIGNOT. (2002) pp. 75-76).
71
RIED (2015) pp. 205-241. RIVERO (2016) pp. 27-91. La conexión se da cuando, entre dos o más acciones,
existe en común uno o dos elementos de identificación que, para el caso en estudio, sería entre las causas de
pedir y el petitum, donde la pluralidad de acciones tiene un mismo al fin: hacer cumplir la obligación solidaria.
72
FUENTE (DE LA) CON EGUILUZ (1920).
73
ALLORIO (1992) p. 45.
74
MACUADA CON MACUADA Y OTRA (1939); BENACCHIO, MARCOS (RECURSO DE QUEJA) (1951); BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON LINCIR (1992).
75
Una síntesis en PÉREZ (2004) pp. 118-119.
76
ALLORIO (1992) p. 208.
77
SEPÚLVEDA CON BUGUEÑO (2008).
78
En el denominado Proyecto de 1842, se incluía la expresión “reales”, en vez de la que resultó promulgada
relativa a la “naturaleza de la obligación”. Dentro de los primeros trabajos sobre el tema en nuestro medio,
RAMÍREZ FRÍAS señalaba “se llaman reales aquellas que son inherentes a la obligación, al vínculo mismo, o que
resultan de la naturaleza de él (arts. 1520 inc. 1° y 2354 inc. 2°) como las de dolo, violencia o cosa juzgada”.
(RAMÍREZ (1901) p. 426). En la jurisprudencia no ha existido obstáculo para aludir a excepciones reales. Dentro
de los estudios particulares sobre este tema, JORDANO BAREA (1992) pp. 866-867; MUÑOZ (1991) 5774-5776.
CONCLUSIONES
1º) La obligación solidaria pasiva, al ser considerada como una pluralidad de víncu-
los, permite explicar de manera más coherente el comportamiento de la cosa juzga-
79
TICOZZI (2012) pp. 110-111.
80
ROMERO SEGUEL (2012 c) pp. 251-276.
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CABRERA FERRER, SILVIA Y OTROS CON VICENCIO HENRÍQUEZ, EDGARDO Y OTROS (2017): Corte
Suprema, 14 de diciembre de 2017. Rol Nº 18982-17, en Microjuris, código de bús-
queda MJ 53325, fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA ÑUÑOA CON INMOBILIARIA MEYDA S.A. Y OTRA (2016): Corte
Suprema, 20 de abril de 2016. Rol N° 2420-15, en Microjuris, código de búsqueda
MJ 44213, fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
R.G.A. Y OTROS CON BANCO SANTANDER CHILE Y OTRA (2016): Corte Suprema, 26 de abril de
2016. Rol Nº 1666-2015, en Vlex, código de búsqueda Nº 216339, fecha de consulta:
21 de enero de 2019.
ASEGURADORA MAGALLANES S.A. C.G.E CON DISTRIBUCIÓN S.A. Y OTRO (2015): Corte
Suprema, 21 de octubre de 2015. Rol N° 5776-15, en Microjuris, código de búsqueda
MJ 42776, fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
GUTIÉRREZ CAMPOS, PATRICIO R. CON INMOBILIARIA BILBAO S.A. Y OTRAS (2014): Corte
Suprema, de 17 de enero de 2014. Rol Nº 572-12, en Microjuris, código de búsqueda
MJ 34361, fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
BECZA GESTIÓN S.A. CON INMOBILIARIA LUIS CARRERA UNO S.A. Y OTROS (2013): Corte
Suprema, 8 de octubre de 2013. Rol N° 7260-12, en Microjuris, código de búsqueda
MJ 36326, fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
ESSBIO CON INTERAGRO (2013): Corte Suprema, 9 de diciembre de 2013, Rol Nº 9252-12,
en Microjuris, código de búsqueda MJ 36658, fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
SILVA VIDAL, JUAN CON ALVARADO VERA, JORGE Y SALMONES CALETA BAY S.A (2012): Corte
Suprema, 19 de diciembre de 2012. Rol N° 1839-12, en Microjuris, código de búsque-
da MJ 34199, fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
MORALES RIQUELME, JORGE CON I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN (2010): Corte Suprema, de 24
de septiembre de 2010, Rol N° 3198-10, en Microjuris, código de búsqueda MJ 24826,
fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
CORPBANCA CON AGROPECUARIA SERVISSAN S.A. (2009): Corte Suprema, 6 de agosto de 2009,
Rol N° 7449-08, en Microjuris, código de búsqueda MJ 20751, fecha de consulta: 21
de enero de 2019.
GUZMÁN MANCILLA, ADRIANA E. Y OTROS CON OYARCE MARTÍNEZ, MARÍA E (2009): Corte
Suprema, 5 de noviembre de 2009. Rol N° 6504-08, en Microjuris, código de búsqueda
MJ 22232, fecha de consulta: 21 de enero de 2019.
SEPÚLVEDA TOSCHNAR, GUISSEPE R. CON BUGUEÑO BUGUEÑO, FÉLIX (2008): Corte Suprema, 18
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10 de julio de 1920, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 19; sec. 1ª, p. 171.
ESPINOSA CON MANRÍQUEZ (1919): Corte Suprema, 8 de abril de 1919, en Revista de Derecho
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ciembre de 1981, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 78, sec. 2ª, p. 184.
CORTE DE APELACIONES
N.N. CON LUIS ITURRIETA (1979): Corte de Apelaciones de La Serena, 4 de mayo de 1979, en
Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 76, sec. 2ª, pp. 194-196.
GONZÁLEZ E., FERNANDO Y OTRO (RECURSO DE QUEJA) (1957): Corte de Apelaciones de
Santiago, 12 de septiembre de 1957, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 62,
sec. 1ª, p. 242.
ABSTRACT: The proceedings for establishing the responsibility of the State are not adapted
for the reality of the victims. They do not guarantee–effectively and within a reasonable peri-
od– the fundamental right to a full reparation. In light of this statement, this paper enquires
about the necessity of establishing a transformative procedural law through the use of new
*
Abogado, Universidad Libre, Cúcuta. Magíster en Derecho Administrativo (Investigativa), Universidad
Externado de Colombia. Dirección electrónica: diego.yanez@unilibre.edu.co; diegoymezabogado@gmail.com.
Este documento es resultado del proyecto de investigación “Criterios de aplicabilidad del Procedimiento admi-
nistrativo especial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia: un estudio comparado
a partir de la experiencia española” desarrollado por el Semillero de Investigación en Derecho Administrativo
“Louis Antoine Macarel” de la Universidad Libre, Cúcuta, Colombia, adscrito a la línea de investigación
“Conocimiento, innovación y desarrollo sostenible regional”, sublínea “Justicia, derecho procesal y sistema pe-
nal acusatorio”. Actuaron como integrantes del Semillero de Investigación los estudiantes Paula Andrea Llanes
Méndez, Jesús David Reyes Granados, Valery Vanessa Cacua Delgado, Kevin Daniel Arce Hernández, Nora
Alejandra Mejía Antolinez, Yurley Andrea Vanegas López, Wendy Daniela Taborda Pedrozo, Paula Valentina
Hernández Pedrozo; Jhocyo Ranssay Verano Castillo.
**
Abogado, Universidad Libre, Cúcuta. Integrante del Semillero de Investigación en Derecho Administrativo
“Louis Antonie Macarel”. Correo electrónico: jessica.jimenez@unilibrecucuta.edu.co; jessica.tatiana@hotmail.com.
proceedings that may grant reparations to the victims of the Colombian armed conflict, even
within the context of the Peace Agreements and the post-conflict, where the magnitude of
the number of victims is relevant. This necessity could be satisfied by using case law and the
special administrative proceeding for extending the State Council’s case law to third parties
(an administrative procedure that was created for making the Public Administration issue the
judges’ words to situations that have the same facts and legal issues).
INTRODUCCIÓN
El conflicto armado interno en Colombia originado en múltiples factores, tales
como las limitaciones en la participación política, la inequidad en la distribución de la
tierra y la amplia brecha de desigualdad económica, se ha convertido en el enfrentamiento
con mayor duración en el mundo1. Este ha generado un sinnúmero de consecuencias para
el orden del país, desde las perturbaciones a la propiedad, el medio ambiente, la distribu-
ción del ingreso y gasto público, hasta los daños psicológicos y socioculturales ocasionados
a la población.
El conflicto que ha sufrido la sociedad colombiana en las últimas décadas se ve
cuantificado en cifras que revelan la magnitud de los daños causados, siendo un fenómeno
que ha generado víctimas que superan los ocho millones de personas registradas a partir de
hechos de abandono o despojo forzado de tierras (5.912), actos terroristas, atentados, com-
bates, hostigamientos (98.046), amenaza (374.438), delitos contra la libertad e integridad
sexual (24.284), desaparición forzada (168.581), desplazamiento (7.325.975), homicidio
(992.851), minas antipersonales, munición sin explotar, artefacto explosivo (11.220), pér-
dida de bienes muebles o inmuebles (112.437), secuestro (36.443), tortura (10.740) y vin-
culación de niños, niñas y adolescentes (8.523)2. Estas cifras aumentan a diario, aún en el
escenario del posconflicto y manifiestan la profunda crisis social que ha enfrentado el país
hace más de medio siglo.
A partir de este contexto, han existido varios intentos por finalizar el conflicto y
detener el registro de víctimas a partir de acuerdos con diferentes grupos armados como el
M193, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la guerrilla de las FARC-EP, gene-
rándose con ellos procesos de justicia transicional que pretenden la terminación del con-
flicto y la consolidación de la paz. La experiencia más próxima a la que actualmente vive
el país con las FARC-EP, se identifica en el proceso llevado a cabo con las AUC, a partir
del cual se establecieron medidas que permiten facilitar los procesos de paz y la reincorpo-
ración a la vida civil de los grupos al margen de la ley4, y con la Ley de víctimas, donde se
1
GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA (2013) p. 111.
2
La información de la referencia fue consultada el día 20 de diciembre del 2017 de la Red Nacional de
Información –Unidad para las Víctimas–. REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV).
3
MUÑOZ y AGUDELO (2016).
4
LEY N° 975 de 2005.
dictaron medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflic-
to armado interno5.
Esta política pública, que se da desde la perspectiva política o administrativa de la
reparación, dispuso en la Ley Nº 1148 de 2011 la posibilidad de registrarse como víctima
para acceder, entre otras medidas de asistencia, a la reparación administrativa durante los
dos años siguientes a la ocurrencia del hecho victimizante, si este sucede con posterioridad
a su entrada en vigencia, o dentro de los cuatro años siguientes a la promulgación de dicha
ley, para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento6.
No obstante, quienes en la actualidad hayan sufrido un hecho dañino con ocurrencia
no superior a dos años, no solo cuentan con la posibilidad de acudir a la reparación admi-
nistrativa, pues la perspectiva judicial de la reparación no ha caducado, razón por la cual
pueden acudir al juez contencioso y al proceso de responsabilidad del Estado para reclamar
la reparación de los daños causados sobre tales hechos, principalmente a través de los me-
dios de control de naturaleza indemnizatoria y compensatoria (en los medios de control de
reparación directa y reparación de los perjuicios causados a un grupo).
Por ejemplo, esta caducidad en el sistema de acciones y responsabilidad propia a los
procesos de responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado, resulta particular-
mente relevante frente al derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento
forzado, cuya magnitud es la más significativa en todo el conflicto y para quienes ese dere-
cho procesal y sustancial ha constituido un auténtico desafío7. Lo anterior con fundamento
en los siguientes aspectos: i) la duración del proceso judicial, el cual desconoce el plazo
razonable; ii) el hecho de que el Estado puede ser declarado irresponsable a pesar de desco-
nocerse contenidos obligacionales de carácter convencional, constitucional y legal a partir
de la falla en la prestación del servicio de seguridad y protección; iii) la vigencia de la tesis
de la relatividad de las obligaciones del Estado, y iv) la configuración de una aportación de
pruebas imposibles a partir de la aplicación de la noción clásica de la carga de la prueba,
entre otros.
Por lo anterior, esta investigación pretende establecer la configuración de un derecho
procesal transformador para la reparación de las nuevas víctimas del conflicto armado en
Colombia, a partir de los desafíos del derecho procesal que se ha venido aplicando en el
proceso de responsabilidad del Estado, encontrando como propuesta la aplicabilidad del
procedimiento administrativo especial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de
Estado a terceros por parte de las autoridades, creado recientemente en Colombia en la Ley
Nº 1437 del año 2011. Para lo anterior, se realizará una búsqueda exhaustiva y completa de
5
LEY N° 1448 de 2011.
6
Al respecto cabe destacar el Proyecto de Ley Nº 157 de 2015: “Por medio del cual se prorroga el término del
artículo 155 de la Ley Nº 1448 de 2011 - ley de víctimas y de restitución de tierras; ampliando el periodo para
que las víctimas presenten ante el Ministerio Público solicitud de inscripción en el registro único de víctimas
y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto fue archivado por tránsito de legislatura el día 21 de junio de
2016, como puede verse en el siguiente link: http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-
se/7976/#tab=2. Fecha de consulta: 25 de enero de 2019.
7
En esta investigación se individualiza el hecho dañino del desplazamiento forzado y se enfoca la hipótesis so-
bre esta población, empleando como criterio de selección que allí se encuentran la mayor cantidad de víctimas
del conflicto.
la jurisprudencia del Consejo de Estado (CE) colombiano, único competente en este asun-
to, desde el periodo 2012 y hasta la actualidad, pero con un límite temporal al año 2017,
empleando el criterio de selección sobre aquellas providencias que tratan el asunto en torno
a la aplicabilidad de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, y
realizando un análisis en prospectiva de su aplicabilidad al hecho dañino del desplazamien-
to forzado, pero con proyección a cualquier hecho dañino.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo puede configurarse un derecho procesal transformador para la reparación de
las nuevas víctimas del conflicto armado en Colombia, a partir de los desafíos del derecho
procesal que se ha venido aplicando en el proceso de responsabilidad del Estado?
ESQUEMA DE RESOLUCIÓN
El problema jurídico planteado se resolverá en atención al siguiente orden y conte-
nido: i) el ámbito de aplicación de la justicia transicional a las víctimas en Colombia; ii) las
nuevas víctimas y la perspectiva política y judicial de la reparación; iii) el proceso de res-
ponsabilidad del Estado frente a hechos victimizantes con ocasión del conflicto; iv) derecho
procesal transformador: reparación a víctimas desde el procedimiento administrativo espe-
cial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por las autoridades;
v) conclusiones; vi) referencias.
8
LEY N° 1448 de 2011.
9
Tratándose de víctimas de desplazamiento forzado cuyo hecho haya ocurrido con anterioridad a la promul-
gación de la Ley Nº 1448 de 2011, esto es, antes del 10 de junio de 2011, contaban con dos años para hacer su
declaración (artículo 61), es decir, hasta el 11 de junio de 2013.
10
Pese a constituir la inscripción en el RUV presupuesto para acceder a la reparación administrativa y demás
medidas contempladas en la Ley de Víctimas, existen casos en los que debieron transcurrir más de seis años
para obtener el acceso tan solo al reconocimiento como víctima del conflicto armado. SENTENCIA T-417 de
2016; SENTENCIA T-364 de 2015.
11
Sobre el particular, el Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga” señala: “El artículo transi-
torio 18 del Acto Legislativo 1 de 2017 se queda corto en el reconocimiento del derecho a la reparación mate-
rial a las víctimas por parte de las FARC, desconociendo lo contemplado en el AFP sobre esta materia. (…) Por
lo tanto, la reparación integral a la que hace alusión el precitado artículo, deberá ser interpretada de manera que
mejor cobije a las víctimas para garantizar la adecuada protección de sus derechos constitucionales, y de con-
formidad con los parámetros internacionales aplicables por razón de los compromisos adquiridos por Colombia
bajo el derecho internacional”. INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA (2017).
12
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016)
pp. 129 y 130.
13
MONTOYA y ÁLVAREZ (2016) p. 11.
14
Estas medidas se dividen en tres clases: i) Medidas de atención y asistencia, en las que se pueden encontrar
asistencia en salud, educación, funeraria y ayuda humanitaria; ii) medidas de estabilización económica que con-
templan programas y proyectos para la generación de empleo rural y urbano así como el retorno y reubicación
de las víctimas de desplazamiento forzado; y iii) medidas de reparación integral, donde se establecen la restitu-
ción de vivienda, indemnización por vía administrativa, medidas de satisfacción, rehabilitación y de prevención,
protección y garantías de no repetición.
15
“Artículo 18. Gradualidad. El principio de gradualidad implica la responsabilidad Estatal de diseñar herra-
mientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la escalonada
implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la
obligación de implementarlos en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio constitucional
de igualdad”. LEY N° 1448 de 2011.
16
SENTENCIA T-908 de 2014. Otros casos semejantes puede consultarse: SENTENCIA T-083 de 2017, y
SENTENCIA T-534 de 2014.
cumplido, produciendo como se expone por estudios especializados “más frustración que
beneficios”17.
17
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL (2015) p. 1.
18
“El Derecho Administrativo, y de forma particular, la Responsabilidad Extracontractual del Estado, son
evidencias palmarias de la creación judicial de reglas jurídicas que son observadas de forma general y resultan
vinculantes tanto para las autoridades, como la comunidad en general”. CASALLAS (2012) p. 36.
19
Sobre casos de responsabilidad del Estado por actos terroristas puede consultarse: SENTENCIA 32014 de 2015,
proceso en el cual se presentó la demanda el 28 de agosto de 1998, se profirió sentencia de primera instancia
el 5 de agosto del 2005 y sentencia de segunda instancia por el CE el 29 de abril del 2015: más de 17 años de
proceso judicial. En cuanto a casos de responsabilidad del Estado por homicidio puede consultarse: SENTENCIA
47671 de 2015, proceso en el cual se presentó la demanda el 23 de septiembre del 2010, se profirió sentencia
de primera instancia el 13 de febrero del 2013 y sentencia de segunda instancia por el CE el 7 de septiembre
del 2015: 5 años de proceso judicial.
20
Al respecto puede consultarse VIDAL y MOLINA (2016).
21
SENTENCIA AG-062 de 2002. YÁÑEZ (2013 a) p. 168.
22
SENTENCIA AG-062 de 2002. YÁÑEZ (2013 a) p. 167. Cada uno de estos numerales (1-8) se configuran a par-
tir del estudio de la línea jurisprudencial en las decisiones del Consejo de Estado colombiano, cuyos resultados
en ese objeto específico de investigación, fueron publicados en YÁÑEZ (2013 b). Asímismo, con relación a los
numerales 7 y 8, se enuncian de manera concreta dada la relevancia y gravedad de estas subreglas en el juicio
de irresponsabilidad del Estado, siendo estas reglas que deben ser valoradas críticamente al momento en que el
Consejo de Estado decida proferir una sentencia de unificación en este asunto.
23
PELÁEZ (2007) p. 301.
FIGURA 1
Cantidad de víctimas del conflicto que han sido reparadas por el Consejo de Estado
colombiano a través de los medios de control de reparación directa y reparación
de los perjuicios causados a un grupo.
*C.P.: Consejero Ponente.
¿Cuántas víctimas han sido reparadas a través del proceso de Responsabilidad del Estado por des-
plazamiento forzado a través de los medios de control de reparación directa y de grupo?
Providencia que declara la responsabilidad del Estado Número de Víctimas reparadas
(C.P. Correa) (Sentencia 2001-00213-01(AG), de 2006) 265
(C.P. Correa) (Sentencia 2002-00004-01(AG), de 2007) 538
(C.P. Fajardo) (Sentencia 2003-00385-01(AG), de 2007) 82
(C.P. Fajardo) (Sentencia 18436, de 2010) 3
(C.P. Valle) (Sentencia 23594, de 2012) 2
(C.P. Rojas) (Sentencia 32274, de 2013) 4
(C.P. Rojas) (Sentencia 35913, de 2015) 1
(C.P. Andrade) (Sentencia 34046, de 2015) 1
(C.P. Santofimio) (Sentencia 50154, de 2015) 4
(C.P. Santofimio) (Sentencia 48392, de 2015) 6
(C.P. Santofimio) (Sentencia 40744, de 2016) 2
(C.P. Andrade) (Sentencia 35029, de 2016) 6
(C.P. Andrade) (Sentencia 47844, de 2017) 3
(C.P. Pazos) (Sentencia 41187, de 2017) 3
Total 920
Fuente: Los autores.
tiva de la reparación, no porque se entienda que el Estado fuese responsable de esos hechos,
sino en virtud de la solidaridad y la dignidad humana.
24
“Uno de los grandes cimientos de este código tiene precisamente como propósito que la Administración
cambie de lógica frente al rol que desempeña frente a los derechos de las personas, en la medida en que com-
prenda que el juez no es el encargado exclusivo de su protección –quien además debería hacerlo excepcio-
nalmente–, sino que es aquella misma la llamada en primera instancia a abogar por su defensa”. AGUILERA y
APONTE (2017) p. 89. Otros estudios frente al PAEEJCE pueden consultarse en: DAZA (2010), y PORTILLA y
DONADO (2015).
25
Si bien es cierto, antes de la Ley Nº 1437 de 2011 existían algunas disposiciones legales y jurisprudenciales
que fijaban el seguimiento de las decisiones judiciales por parte de la administración pública, estos no eran con-
siderados vinculantes u obligatorios al momento de ser aplicados en los casos concretos.
26
Es así como se sostiene que “la fuerza vinculante de los precedentes opera no ya en instancias judiciales –su
ámbito de aplicación natural– sino también en sede administrativa”. SANTAELLA (2014) p. 144.
risprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los
mismos efectos del fallo aplicado”27.
Ahora, tratándose de daños ocasionados en el marco del conflicto armado interno en
Colombia frente a los cuales la perspectiva judicial de reparación no ha caducado, y teniendo
en cuenta las dificultades a las cuales deben enfrentarse las víctimas para obtener una respues-
ta del Estado –ya sea en sede de reparación administrativa o a través del proceso de responsa-
bilidad del Estado–, el procedimiento de extensión de la jurisprudencia resulta ser una alter-
nativa viable en atención al desafío que se presenta con las nuevas víctimas del conflicto, pues
constituye una nueva realidad sobre la forma de entender y aplicar los pronunciamientos de
los jueces, lo que permite el acceso a los derechos de una forma más ágil, la efectividad en la
garantía del derecho sustancial porque se requiere de unificación de las subreglas que constru-
yen la ratio decidendi que define la responsabilidad o irresponsabilidad del Estado, evitando
con ello la penosa congestión judicial, el gravoso retardo de la sentencia o la excesiva graduali-
dad de la reparación administrativa prevista en la Ley de Víctimas.
De esta forma, el PAEEJCE se perfila como un mecanismo que sería aplicable a la
pretensión de reparación del daño sufrido con ocasión de hechos dañinos propios al con-
flicto. Sin embargo, dados los requisitos exigidos para la procedencia del procedimiento, se
requeriría de una sentencia de unificación frente a cada uno de los hechos dañinos que con
ocasión del conflicto generarían responsabilidad del Estado. Bajo este parámetro, realizada
una búsqueda exhaustiva y completa sobre los puntos de hecho y de derecho a los que se ha
hecho referencia y las sentencias de unificación que han sido proferidas luego de la expedi-
ción del CPACA28, se precisa que no existe sentencia de unificación que haga procedente
el trámite frente a la reparación del daño ante la administración pública respectiva29.
Esta realidad se verifica en el estudio y análisis completo y detallado de la Responsa-
bilidad del Estado por hechos dañinos con ocasión del conflicto armado desde las senten-
cias de unificación dictadas por el Consejo de Estado a partir de la expedición del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Evidencia que las
sentencias de unificación que han sido proferidas por el Consejo de Estado resuelven pre-
tensiones de asuntos distintos a la responsabilidad del Estado en materia extracontractual.
En otros términos, ninguna de ellas afronta una naturaleza del asunto de conformidad a
hechos dañinos con ocasión del conflicto armado en Colombia30.
27
Al respecto puede consultarse: SANTAELLA (2016); SOLANO (2014); ZAMBRANO (2014); DÍAZ (2017); OSTAU
DE LAFONT (2013); GARZÓN (2013); QUINCHE (2016), y ROJAS (2010).
28
Con anterioridad a la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (específicamente para el periodo de búsqueda comprendido entre 1991 y 2012) se profirieron
97 Sentencias de Unificación con fines de extensión, es decir, aquellas que cumplen los criterios establecidos en
el artículo 102 del CPACA, esto es, sentencias en las que se haya reconocido un derecho. SALA DE CONSULTA Y
SERVICIO CIVIL (2014).
29
Los asuntos que pueden llegar a ser objeto de una sentencia de unificación son de competencia exclusi-
va del CE. En este sentido, corresponde a una potestad discrecional del órgano de cierre de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
30
Las sentencias de unificación expedidas por el CE que fueron objeto de análisis por los autores a través de
la construcción de línea jurisprudencial son las siguientes: SENTENCIA U 24392 (2012); SENTENCIA U 2009-
00030-01 (2012); SENTENCIA U 24897 (2012); SENTENCIA U 25022 (2013); SENTENCIA U 20601 (2013);
SENTENCIA U 36460 (2013); SENTENCIA U 2007-00073-01 (2013); SENTENCIA U 41719 (2013); SENTENCIA U
48521 (2014); SENTENCIA U 2013-02192-01 (2014); SENTENCIA U 2013-00310-01 (2014); SENTENCIA U 2013-
0007 (2014); SENTENCIA U 2012-02201-01 (2014); SENTENCIA U 31170 (2014); SENTENCIA U 27709 (2014);
SENTENCIA U 28832 (2014); SENTENCIA U 28804 (2014); SENTENCIA U 36149 (2014); SENTENCIA U 31172
(2014); SENTENCIA U 26251 (2014); SENTENCIA U 32988 (2014); SENTENCIA U 1434-14 (2014); SENTENCIA
U 2007-01081-00 (2014); SENTENCIA U 2013-00015-00 (2014); SENTENCIA U 37747 (2014); SENTENCIA U
0775-14 (2015); SENTENCIA U 2014-00034-00 (2015); SENTENCIA U 2014-00061-00 (2015); SENTENCIA U
19146 (2015); SENTENCIA U 2015-00001-01 (2015); SENTENCIA U 2014-00066-00 (2015); SENTENCIA U 2245-
13 (2015); SENTENCIA U 2006-01002-01 (2015); SENTENCIA U 18551 (2016); SENTENCIA U 4683-13 (2016);
SENTENCIA U 3828-14CE-SUJ2-001-16 (2016); SENTENCIA U 0845-15 (2016); SENTENCIA U 4499-13CE-
SUJ2-002-16 (2016); SENTENCIA U 2015-00029-00 (2016); SENTENCIA U 2015-00051-00 (2016); SENTENCIA
U 2013-00701-01 (2016); SENTENCIA U 2011-00316-00 (2016); SENTENCIA U 0088-15CE-SUJ2-005-16
(2016); SENTENCIA U 3420-15CE-SUJ2-003-16 (2016); SENTENCIA U 0528-14CE-SUJ2-004-16 (2016);
SENTENCIA U 2013-00011-00 (2016); SENTENCIA U 2686-14 (2016); SENTENCIA U 2016-00044-00 (2016);
SENTENCIA U 33945B (2017).
31
Ello encuentra respaldo en la siguiente afirmación: “…solo a través del desarrollo y proliferación de las sen-
tencias unificadas la solicitud de extensión de jurisprudencia puede contribuir a que la administración de justi-
cia sea eficiente, ágil y oportuna...”. TAPIERO (2016) p. 165.
32
Esto se evidencia desde el análisis realizado por los autores a los pronunciamientos que se han proferido por
el CE respecto de la aplicación del PAEEJCE: AUTO 19718 (2013); AUTO 46213 (2013); AUTO 20093 (2014);
AUTO 4305-13 (2014); AUTO 2449-13 (2014); SENTENCIA 2062-12 (2014); AUTO 3918-13 (2014); AUTO
2012-00368-00 (2014); AUTO 4209-13 (2014); AUTO 4866-14 (2015); AUTO 21073 (2015); AUTO 51698
(2015); AUTO 51861 (2016); AUTO 51302 (2016); SENTENCIA 1669-14 (2016); AUTO 55224 (2016); AUTO
2015-00252-00 (2016); AUTO 2015-00044-00 (2016); AUTO 2013-00311-00 (2016); AUTO 21961 (2016);
AUTO 2014-00431- 00 (2016); AUTO 2016-00313-00 (2016); AUTO 3638-13 (2016); AUTO 2449-12 (2016);
AUTO 2248-12 (2016); AUTO 2016-00483-00 (2016); SENTENCIA 0418-14 (2016); SENTENCIA 3482-13 (2016);
SENTENCIA 4134-13 (2016); SENTENCIA 3413-13 (2016); SENTENCIA 0865-13 (2016); AUTO 20893 (2016);
AUTO 21759 (2016); AUTO 21233 (2016); AUTO 2015-00254-00 (2017). Sobre este punto puede ser consulta-
do el estudio SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL (2014) pp. 284-514, donde se hace referencia a la existencia
de otras providencias judiciales en las que se resuelven solicitudes de extensión de la jurisprudencia.
CONCLUSIONES
El Procedimiento Administrativo Especial de Extensión de la Jurisprudencia del
Consejo de Estado es un mecanismo procesal de reciente creación en el ordenamiento ju-
rídico colombiano, con el cual se persigue la aplicación uniforme de la jurisprudencia por
parte de la administración pública, ya no como una simple facultad sino como un deber,
al extender los efectos de una sentencia de unificación en la que se reconozca un derecho
a quienes acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. En nuestro criterio, este pro-
cedimiento constituye un cambio de paradigma a partir de la tutela administrativa efectiva
para quienes hemos denominado las “nuevas víctimas” del conflicto, es decir, aquellas para
las cuales no ha operado la caducidad propia de la perspectiva judicial de reparación.
Dado el contexto del conflicto armado en Colombia, el Estado debe propiciar ins-
trumentos que permitan la reparación integral de las víctimas para la cuales aún tienen
vigencia las dos perspectivas de reparación (política y judicial). Pero debido a las dificul-
tades que se presentan tanto en la reparación por vía administrativa como en los medios
procesales de responsabilidad del Estado, es preciso proponer otras alternativas con las que
puedan contar las víctimas, que transformen y que sin necesidad de reformas constitucio-
nales o nuevas leyes, haga posible obtener la reparación del daño en plazos razonables y con
subreglas claras y definitivas desde la sentencia de unificación, siendo el procedimiento de
extensión jurisprudencial el mecanismo apropiado para responder a este desafío.
Con anterioridad al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley Nº 1437 de 2011) fueron proferidas 97 sentencias de unificación y
desde su entrada en vigencia han sido proferidas aproximadamente 49 sentencias, para un
total de 146 sentencias tipo U. En la actualidad, no existe sentencia de unificación que
haga procedente el PAEEJCE frente a la reparación del daño ante la administración pública
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ABSTRACT: This work seeks to analyse the defence of constitutional review made by the Ital-
ian legal theorist Luigi Ferrajoli and how it is related with his conception of democracy (a con-
ception marked by anti-popular elements). In order to do this, it takes four particularly relevant
aspects in Ferrajoli’s reconstruction of democracy (understood as substantive democracy) and
its relationship with constitutional review, namely (i) the idea of separation between form and
substance, (ii) the denial of conflict between rights and the absence of judicial discretion, (iii)
the pessimistic view of politics (that contrast with Ferrajoli’s optimist view about judicial work)
and, finally, (iv) the paternalistic elements imbedded in his conception of democracy.
*
Doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Docente de la Universidad EAFIT (Medellín) y
miembro del Grupo de Investigación Derecho y Poder. Dirección postal: Carrera 49 N° 7 Sur-50, Bloque 27.
Dirección electrónica: julian.gaviria@derechoyjusticia.net. Este trabajo fue elaborado en el marco del proyecto
de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad de España, titulado “Reforma constitucional: problemas
filosóficos y jurídicos” (DER2015-69712-C2-2-R) (MINECO/FEDER, UE) y hace parte de la investigación
doctoral desarrollada por el autor en el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia (GIDYJ) de la
Universidad Carlos III de Madrid y financiada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la República de Colombia (COLCIENCIAS) - Convocatoria 568 para estudios de Doctorado en
el Exterior. El autor agradece a José María Sauca Cano, a Ana Catalina Arango Restrepo y al revisor anónimo de-
signado por la Revista Chilena de Derecho por los valiosos comentarios a las versiones anteriores de este artículo.
INTRODUCCIÓN
En el mundo latino Luigi Ferrajoli ha sido uno de los teóricos más influyentes en los
estudios que abordan los vínculos existentes entre democracia y constitución. El profesor
italiano ha elaborado una defensa positivista del control de constitucionalidad que se separa
de los argumentos esgrimidos por autores como Robert Alexy o Ronald Dworkin y se dis-
tancia de esta manera del “constitucionalismo principialista”.
Este artículo tiene como propósito estudiar la defensa del control de constituciona-
lidad adelantada por el “constitucionalismo garantista” de Luigi Ferrajoli y la forma en que
esta se relaciona con la concepción ferrajoliana de la democracia (una forma de democracia
que, se concluirá, muestra un fuerte sesgo antipopular). Para ello, se tendrán en cuenta cua-
tro aspectos especialmente relevantes en la teoría del derecho y de la democracia garantista,
en los que es posible identificar la configuración de un modelo constitucional en el cual los
elementos democráticos se ven fuertemente debilitados. El primer aspecto es la separación
que hace Ferrajoli entre forma y sustancia (entre el “cómo” y el “quién” por un lado, y el
“qué” por el otro); el segundo es la negación de la existencia de conflictos entre derechos
fundamentales y la afirmación del carácter cognoscitivo de la labor del juez en contraposi-
ción con la labor discrecional del legislador; el tercero es la visión pesimista de la política
defendida por Ferrajoli que contrasta con su optimismo frente a la labor desempeñada por
los jueces; por último, el cuarto elemento es el carácter fuertemente paternalista de su con-
cepción sustantiva de la democracia que toma forma en la justificación hecha por el autor
de la constitucionalización de los derechos fundamentales, amparada en las ideas de dere-
chos vitales, paz social, soberanía popular y aplicación de la ley del más débil.
1
Ver FERRAJOLI (2011b) pp. 9-57.
2
Sobre la insuficiencia de la democracia formal ver FERRAJOLI (2011b) pp. 10-13.
3
Sobre las características de la teoría del derecho tal como es concebida por el garantismo ver FERRAJOLI
(2011a) pp. 3-80 y (de forma más resumida y tratadas en relación con la problemática del Estado constitucio-
nal) ver FERRAJOLI (2011d) pp. 323-330.
4
Ver FERRAJOLI (2011b) pp. 16-21.
nada por los derechos fundamentales. El “quién” y el “cómo” está fijado por los derechos de
autonomía pública (derechos-poder o derechos secundarios), mientras que el “qué” es esta-
blecido a través de derechos de libertad y derechos sociales (derechos sustantivos o derechos
primarios)5.
Ahora, el garantismo niega que haya tensión alguna entre los derechos-poder y los
derechos sustanciales constitucionales. Al ser ambos normas supraordenadas, no existiría
entre ellos relaciones de jerarquía. Pero esta posición se ve matizada por el hecho de que
uno y otro tipo de derechos tienen una diferente naturaleza, siendo los derechos primarios
vínculo y límite de los derechos secundarios. Como se dijo hace un momento, los derechos
sustanciales establecen aquello que no se puede decidir y aquello que es obligatorio decidir
a través del ejercicio de los derechos-poder. En un Estado constitucional de derecho (a di-
ferencia de formas pasadas de organización política) los derechos políticos se encuentran
sometidos a los límites impuestos por los derechos de libertad y los derechos sociales.
En un sistema como el descrito se entiende como lógico el establecimiento de garan-
tías para su correcto funcionamiento. Dado que los derechos primarios establecen límites
jurídicos al ejercicio de los derechos secundarios, deben ser los jueces (cuya función es
aplicar el derecho) los encargados de determinar cuándo dichos límites han sido transgredi-
dos. En una democracia constitucional no habría pues tensión entre participación política
y derechos sustantivos; tal fenómeno no sería otra cosa que el correcto funcionamiento de
un sistema normativo con diferentes niveles en los cuales el nivel superior está formado
por derechos de diferente naturaleza. Que los jueces, que tienen como principal ocupación
aplicar el derecho, garanticen el correcto funcionamiento del sistema a través del control de
las extralimitaciones en el ejercicio de los derechos-poder, es una consecuencia esperada de
la misma forma en que se ha estructurado el sistema jurídico.
Desde la perspectiva no ya de la teoría (formal) del derecho, sino desde la teoría
(normativa) de la democracia, la democracia constitucional se analiza a través del estudio
de las razones que justifican la existencia del Estado constitucional de derecho, con sus
normas supraordenadas y su sistema de garantías jurisdiccionales6. Para entender de mejor
manera en qué consiste esta aproximación axiológica a la constitución y al Estado de dere-
cho, es conveniente comenzar por distinguir entre dos tipos de derechos: los derechos fun-
damentales y los derechos vitales.
El concepto de derechos fundamentales hace referencia a las características formales
de ciertos derechos que aparecen en los textos constitucionales. Son, pues, aquellos univer-
salmente otorgados a categorías de personas, es decir, derechos que se atribuyen en igual
forma y medida a clases de sujetos7. Estas clases de sujetos se corresponden con los estatus
de persona, ciudadano y capaz de obrar8. La categoría de derechos vitales, por el contrario,
no se refieren de manera exclusiva a las características formales de los derechos constitu-
5
Ver FERRAJOLI (2011b) pp. 21-26.
6
Ver FERRAJOLI (2011b) pp. 10.
7
Este intento por definir los derechos fundamentales como todo derecho otorgado de manera universal ha sido
criticado por GUASTINI (2001) pp. 60-61, RUIZ MANERO (ver FERRAJOLI y RUIZ MANERO (2012) pp. 114 y ss.) y
ALTERIO (2011) pp. 13-16 y ALTERIO (2012) p. 4.
8
Ver FERRAJOLI (2011a) pp. 684 y ss.
cionales, sino que indaga por la “razón social” que justifica que algunos derechos deban ser
garantizados “no para algunos sino para todos”9.
Un derecho debe ser protegido como fundamental, es decir, otorgado de manera
universal, cuando este proteja o haga realidad la igualdad, la democracia, la paz y la tu-
tela del más débil10. El garantismo considera a los derechos fundamentales afirmación de
la igualdad, pues estos determinan aquello en lo que debemos ser tratados como iguales
en tanto ciudadanos, personas o capaces de obrar. Los derechos civiles afirmarían nuestra
igualdad civil, los derechos políticos nuestra igualdad política, los derechos de libertad
nuestra igualdad liberal y los derechos sociales nuestra igualdad social11. Los derechos fun-
damentales, al contrario que los derechos patrimoniales, son “normas téticas [que] consti-
tuyen la base de la igualdad, [mientras que] las normas hipotéticas constituyen la base de la
desigualdad jurídica”12.
Los derechos fundamentales se constituyen también en base de la democracia, sea
formal o sustancial, debido a que son necesarios para su establecimiento. Dado que los
derechos civiles y políticos determinan el quién y el cómo, son ellos (como derechos-poder,
de autonomía o secundarios) la base de la democracia formal. De igual manera, los dere-
chos de libertad y los derechos sociales, que establecen expectativas positivas o negativas y
que vinculan al poder político, es decir, establecen límites a los derechos de autonomía, son
ellos mismos la base de la democracia sustancial13.
El tercer fundamento axiológico de los derechos fundamentales es la capacidad que
tienen estos de garantizar la paz social. Para Ferrajoli, “[e]s lícito […] establecer una corre-
lación biunívoca entre el grado de paz y el grado de garantía a favor de todos estos dere-
chos, la paz social es tanto más sólida y los conflictos tanto menos violentos y estremecedo-
res cuanto más amplias y efectivas sean las garantías de los mismos”14.
Por último, los derechos fundamentales adquieren su fundamento ideológico en
tanto se convierten en la ley del más débil, en contraste con el estado de naturaleza y la ley
del más fuerte: “si queremos que los sujetos más débiles física, política, social o económi-
camente sean tutelados frente a las leyes de los más fuertes, es preciso sustraer su vida, su
9
FERRAJOLI (2011a) p. 840.
10
La defensa del fundamento de los derechos fundamentales en el modelo garantista se encuentra en FERRAJOLI
(2001) pp. 329-370.
11
Ver FERRAJOLI (2001) p. 332.
12
FERRAJOLI (2001) p. 329.
13
Tanto la democracia política o formal, como la democracia sustancial tienen como elemento común la exis-
tencia de derechos políticos, razón por la cual “la democracia es, ante todo y necesariamente, ‘política’; […] la
dimensión política es coesencial a la democracia; […] la democracia es siempre –también o tan solo– ‘democra-
cia política’. La dimensión política, en otras palabras, no es una más de las cuatro dimensiones de la democra-
cia, como si, en su ausencia, siguiera siendo lícito hablar de ‘democracia civil’, ‘liberal’, ‘social’ o ‘sustancial’”
FERRAJOLI (2001) p. 343. A pesar de la centralidad de la democracia política en cualquier concepción de la
democracia aceptable, Ferrajoli considera que una democracia sustancial es superior a una simplemente formal
debido a que “la existencia misma de la democracia que he llamado ‘formal’ –esto es, la democracia ‘política’ y
la ‘civil’– no quedaría garantizada sin los límites que le imponen los derechos fundamentales, siendo su destino
resultar subvertida, como se ha dicho, por la ilimitada potestad del pueblo de suprimir –y la de cada uno de
disponer de forma autónoma de– los propios derechos políticos y civiles”. FERRAJOLI (2001) p. 345.
14
FERRAJOLI (2001) p. 356.
15
FERRAJOLI (2001) p. 362. La posibilidad de sustraer la vida, libertad y supervivencia de los más débiles de
“la disponibilidad privada como a la de los poderes públicos” dependerá de considerar a los jueces, como vere-
mos más adelante, como un poder neutro o un no-poder encargado de labores de mera aplicación de normas
jurídicas previas.
16
FERRAJOLI (2011a) p. 839.
17
Ver FERRAJOLI (2011a) pp. 841 y ss.; FERRAJOLI (2011B) pp. 88 y ss. Este reconocimiento de los derechos
vitales como razón social de la constitución tiene implicaciones teórico-jurídicas importantes, pues estos dere-
chos limitan también la posibilidad de reforma de la misma constitución. Incluso en aquellas constituciones
en que no se establezcan de manera explícita los límites a su propia reforma, los derechos fundamentales se
convierten en limites implícitos a la reforma constitucional, FERRAJOLI (2011b) pp. 88-89.
18
Ver FERRAJOLI (2001) pp. 354-355.
19
Para una crítica de la posición defendida por Ferrajoli apoyada en la idea de autonomía, ver PINTORE (2001).
20
Las funciones de gobierno estarían vinculadas a la esfera (discrecional) de lo decidible y se corresponderían
con las funciones legislativa y administrativa. Por su parte, las funciones de garantía estarían ligadas a la esfera
de lo indecidible (que o que no) y se correspondería con el ejercicio de las garantías primarias y secundarias
FERRAJOLI (2011a) p. 825.
y la constitución dicen o no21. Con esto, como bien indica Bayón, “lo que en realidad se
nos está proponiendo es sustraerlos al poder de decisión de la mayoría simplemente para
encomendarlos a un poder de decisión diferente”22. La tesis de que los derechos fundamen-
tales son límites que se encuentran por fuera de la capacidad de decisión de cualquier poder
(público o privado) simplemente no aplica. Finalmente, “[l]o no decidible de que habla
Ferrajoli resulta, en realidad, siempre decidido”, como afirma Pintore23.
Este traslado de poder exige, entonces, algún tipo de justificación que vaya más allá
del solo hecho de afirmar que los derechos de libertad y derechos sociales imponen límites
a los derechos poder y que, por lo tanto, el establecimiento de garantías secundarias como
el control de constitucional sería apenas una consecuencia lógica de dicho reconocimien-
to. Si aceptamos, con Bayón y Pintore, que otorgar a los jueces el poder de revisión de las
leyes conlleva la creación de un nuevo poder, se hace entonces necesario dar razones que
justifiquen su establecimiento. La sola afirmación de que es necesario crear instituciones
que tengan por objetivo cumplir con las obligaciones derivadas de las garantías secunda-
rias destinadas a proteger los derechos fundamentales apenas abre el debate sobre cuales
deben ser esas instituciones. Es completamente lícito proponer la institucionalización de
un modelo de justicia constitucional pero, dado que esto significa dar la facultad de decidir
(también por mayoría) a un determinado grupo de jueces (establecer, de nuevo, un quién
y un cómo), es necesario dar nuevos argumentos que nos hagan pensar que dicho grupo
decidirá (en algún sentido) de mejor manera que los representantes de los ciudadanos en las
asambleas legislativas.
21
El establecimiento de lo que el derecho exige y la diferenciación entre la iuris-dictio y la legis-latio es, como
afirma Andrea Greppi, una tarea que se comprueba sumamente compleja dado que “la frontera entre sintaxis y
semántica constitucional [entre los procedimientos y los derechos] se vuelve inestable y acaba situándose en el
centro mismo de la controversia política”. GREPPI (2012) p. 125.
22
BAYÓN (2004) p. 88. Esta posición era criticada por Walzer en Philosophy and Democracy, quien afirmaba al
referirse a la posición de los filósofos frente a la democracia: “[E]l filosofo heroico puede argumentar que nunca
puede haber un derecho a equivocarse (no, al menos, una vez sabemos o podemos saber qué es lo correcto).
Esto es, al menos de manera incipiente, un argumento acerca de la distribución de poder político y tiene dos
implicaciones. La primera, que el poder del pueblo debe estar limitado […] y segundo, que a alguien más se le
debe otorgar poder para revisar lo que el pueblo hace y tomar medidas cuando transgrede los límites [de lo co-
rrecto]. ¿Quién? En principio, supongo, cualquiera que sepa la verdad acerca de lo correcto. Pero en la práctica,
en un orden político operante, tendrá que encontrarse algún grupo del cual se pueda presumir que sabe la ver-
dad mejor –o de manera más consistente– que el pueblo como un todo”. WALZER (1981) p. 387.
23
PINTORE (2001) p. 263.
poder nulo y exige para su comprensión introducir el debate que se ha presentado entre las
vertientes principialistas y garantistas del constitucionalismo.
El debate comienza (o puede decirse que comienza) con la manida distinción entre
reglas y principios, pero adquiere sus tintes particulares al introducir Ferrajoli en el análisis
de la cuestión los llamados “principios regulativos”. Los derechos constitucionales, afirma
Ferrajoli, tienen un doble carácter: son a la vez reglas y principios. En tanto reglas tienen
un contenido deóntico que establece facultades, obligaciones o prohibiciones, lo que quie-
re decir que pueden ser observados o violados y que sus violaciones tienen consecuencias
jurídicas. En tanto principios, los derechos constitucionales encarnan “los fines, los valores
y las opciones ético-políticas que el ordenamiento trata de perseguir”24 y ofrecen razones y
argumentos en el razonamiento jurídico y político.
La discrepancia que se presenta entre el principialismo de autores como Dworkin,
Alexy, Atienza o Moreso y el garantismo de Ferrajoli se resume, según el autor italiano, en
que los primeros conciben los derechos constitucionales de una forma “débil” según la cual
estos son objeto de argumentación y ponderación y no de aplicación (como sería el caso de
las reglas)25. Los principialistas fijan su atención en el contenido valorativo de los derechos
constitucionales. Estos derechos expresan los fines y valores que busca realizar el sistema
jurídico y, a diferencia de las reglas, “no aclaran qué acciones en concreto materializarían
o frustrarían aquellos valores”26. A esto es a lo que se refieren Manuel Atienza y Juan Ruiz
Manero cuando dicen que “mientras que en las reglas las propiedades que conforman el
caso constituyen un conjunto finito y cerrado, en los principios no puede formularse una
lista cerrada de las mismas”27.
Esta diferencia estructural entre reglas y principios es la que hace necesaria, según
los autores principialistas, la ponderación como herramienta propia del razonamiento ju-
rídico. Los derechos constitucionales, al expresar principios que pueden entrar en conflicto
entre sí, exigen una ponderación o balanceo “de las razones que, en uno y otro conjunto de
circunstancias genéricas, respaldan a los principios en conflicto”28. La ponderación, desde
el punto de vista principialista, es un proceso que tiene como base los principios constitu-
cionales, pero que “desemboca en la formulación de una regla que establece, dadas ciertas
circunstancias genéricas, la prevalencia de uno de los principios sobre el otro, es decir, que,
24
FERRAJOLI (2013) p. 563.
25
FERRAJOLI (2012) p. 800. Al respecto dice Ferrajoli: “Creo que esta es la posición de los que asumen la
constitución no como un conjunto de normas vinculantes, sino más bien como principios morales, cuyo res-
peto, cuando entran en conflicto con otros, queda librado a la discrecionalidad argumentativa del intérprete”.
FERRAJOLI (2011c) p. 42. Luego, en el mismo artículo afirma: “es fundamentalmente en la tesis de que los
principios y los derechos expresados en ellos se hallan generalmente en conflicto, donde los sostenedores del
constitucionalismo principialista fundan el papel sustancialmente creativo de la ponderación jurisdiccional, en
virtud de la cual los principios se pesan pero no se aplican a casos concretos subsumibles en ellos, de modo tal
que, también en sede judicial, la garantía de uno se daría siempre a expensas de la garantía de otro”. FERRAJOLI
(2011) p. 49.
26
BAYÓN (1996) p. 46.
27
ATIENZA y RUIZ MANERO (2004) p. 31.
28
RUIZ MANERO (2012) p. 831.
dadas esas circunstancias genéricas, debe ser concluyentemente lo ordenado por alguno de
los principios en concurrencia”29.
El modelo de ponderación principialista ubica al juez en una posición central en la
que debe sopesar razones de fondo y decidir teniendo en cuenta estas razones. No le basta
con determinar si el caso particular puede ser subsumido en el caso genérico establecido
por una regla. Para el garantismo esto implicaría un resquebrajamiento del Estado de de-
recho, pues el juez no se limitaría a decir el derecho, sino que se encargaría también de dar
la ley (esta es la distinción recalcada por Ferrajoli entre iuris-dictio y legis-latio). De igual
manera, significa un debilitamiento de los derechos constitucionales pues la ponderación
principialista implica que dichos derechos no sean tratados como normas deónticas (que
establecen facultades, obligaciones o prohibiciones), sino principios morales abiertos a
la argumentación.
La alternativa propuesta por el garantismo pasa por una diferente concepción de
los derechos constitucionales. Como se dijo unos párrafos atrás, los derechos constitucio-
nales son entendidos como principios regulativos, lo que quiere decir que tienen el doble
carácter de reglas y principios. Al momento de discutir la ponderación, lo que reviste más
importancia es su carácter de reglas30. Para Ferrajoli, el hecho de que los derechos sean
reglas deónticas implica que estos pueden ser o no observados y, en caso de no serlo, estas
violaciones deben ser controladas por los jueces. En este sentido, los principios regulativos,
al igual que cualquier otra regla, pueden ser inobservados, es decir, pueden ser violados y de
ello se deriva “como consecuencia jurídica, para la jurisdicción, la obligación de aplicarlas,
en virtud de […] las garantías secundarias, esto es, la obligación de anular o inaplicar las le-
yes en contradicción con aquéllos”31.
¿Qué ocurriría entonces con los conflictos entre derechos que tanto preocupan a
los principialistas? Ferrajoli considera que lo que se puede llegar a presentar es un concur-
so de normas y que lo que se debe determinar en este tipo de casos es la norma especial,
como ocurriría en un caso similar en el que varias reglas se presentaran, en principio, como
aplicables al caso. La labor del juez no sería la de sopesar razones de fondo y determinar,
después de un ejercicio reflexivo, cuál principio debe tener precedencia dadas las circuns-
tancias del caso, sino determinar cuál de los principios regula de manera especial el caso
concreto y, una vez establecido esto, subsumir el caso particular en el caso general y derivar
la consecuencia jurídica.
Con un ejemplo puede verse la manera como los principios regulativos son entendi-
dos como reglas deónticas. Luis Prieto Sanchís, al hablar de las críticas dirigidas por Ferrajoli
a los constitucionalistas principialistas, da un ejemplo en el que, según Prieto, es claro que
es necesaria la ponderación32. En el caso propuesto se presenta el conflicto entre el principio
de igualdad y la prohibición de discriminación al momento de establecer si son lícitas o no
29
RUIZ MANERO (2012) p. 823.
30
Los principios regulativos consisten en “expectativas específicas y determinadas, a los que corresponden lími-
tes o vínculos, es decir garantías, consistentes en las correspondientes prohibiciones de lesión y obligaciones de
prestación”. FERRAJOLI (2011c) pp. 37-38.
31
FERRAJOLI (2012) p. 803.
32
PRIETO SANCHÍS (2011) p. 239.
33
Así los establece el artículo 13, inciso 2º C.C. (equivalente al 9.2 C.E.): “El Estado promoverá las condicio-
nes para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
34
FERRAJOLI (2011d) p. 353.
para determinar si dadas las circunstancias del caso concreto, tiene más peso el derecho al
honor o la libertad de expresión.
El constitucionalismo garantista, por su parte, diría que nos encontramos ante dos
reglas, y una de ellas debe ser preferida a la otra dado su carácter especial. En el caso es-
tudiado, tendríamos como regla o norma general, la libertad de expresión, y como regla o
norma especial, el derecho al honor. Sopesadas las circunstancias concretas se deberá deter-
minar si los hechos juzgados son subsumibles en la norma especial, caso en el cual deberá
ser aplicada; si por el contrario esto no ocurriera, se aplicaría la norma general (en este caso
la libertad de expresión)35.
No habría ponderación entre normas, sino una “ponderación equitativa compleja”,
es decir, el balance equitativo que se debe hacer cuando hay un concurso de normas que no
se da “entre reglas o principios sino entre hechos o circunstancias de hecho; no excluye la
subsunción, es decir, la iuris-dictio sino que simplemente la precede como ejercicio de iuris-
prudentia del mismo modo como la aceptación y valoración de los hechos precede siempre,
lógicamente, a su calificación jurídica”36.
Contrastada esta ponderación equitativa compleja con la simple ponderación de-
fendida por los principialistas, es tentador pensar que la distancia que las separa no es tan
relevante. Toda ponderación, esto siempre se ha dicho, exige el estudio de las circunstancias
concretas del caso, sin lo cual no sería posible hacer ponderación alguna pues, en abstracto,
ambos principios tienen igual peso. Al establecer en los ejemplos citados el contenido del
principio de igualdad y al subsumir los hechos en la norma que consagra el derecho al ho-
nor que actúa como norma especial, lo que se lleva a cabo es una actividad bastante similar
a la ponderación principialista (aunque aquí dicha labor se lleva a cabo al momento de
definir en qué consiste el derecho a la igualdad). Determinar si en el caso de un diputado o
un miembro del Gobierno, su intimidad personal o familiar debe ser garantizada dado que
es subsumible en la norma que consagra el derecho al honor o, ya que no es así, debe ser
aplicada la norma general de la libertad de expresión, es muy cercano a decir que dos prin-
35
FERRAJOLI y RUIZ MANERO (2012) pp. 109-110. Téngase en cuenta que la operación jurídicamente relevante
(y discutible) en este caso sería la de establecer cuál norma es especial y cuál es general. Guastini advierte, re-
curriendo a este mismo ejemplo, que en casos en los cuales se presenta una antinomia entre dos normas cuyos
ámbitos de aplicación no guardan entre sí una relación género-especie, “el criterio de especialidad no puede
aplicarse sino después de haber establecido, entre las dos normas en conflicto, una relación jerárquica, y precisa-
mente una relación axiológica, es decir, una relación de valor”. GUASTINI (2014) pp. 135-136. Así, previo a este
ejercicio valorativo, tenemos la posibilidad de afirmar (a) que la libertad de prensa es la norma general y que
el derecho a la intimidad es la norma especial, o bien (b) que el derecho a la intimidad es la regla general y la
libertad de prensa la norma especial. Pero para decidir cuál norma debe ser entendida como especial “presupone
en cualquier caso una jerarquía de valores entre las dos normas en cuestión [...]. De otro modo, la antinomia
sería insoluble”. GUASTINI (2014) p. 136. Esta jerarquización que implica un juicio de valor es la que Ferrajoli
oculta a través de su propuesta de una ponderación equitativa que, en teoría, debería ser una alternativa a la
ponderación principialista.
36
FERRAJOLI (2011d) p. 356. En “Constitucionalismo principialista”, aclara Ferrajoli: “[la ponderación] tiene
por objeto no las normas aplicar, sino, antes bien, las circunstancias de hecho previstas por las mismas a los
fines de calificar jurídicamente y connotar equitativamente el caso sometido al juicio. Las normas, ya sean reglas
o principios, son siempre las mismas y tienen siempre, por tal motivo, igual peso. Los que cambian, los que son
siempre irrepetiblemente diversos y deben, por tanto, ser pesados, son los hechos y las situaciones concretas a
las que las normas son aplicables” FERRAJOLI (2011c) pp. 47-48.
cipios que regulan una misma conducta dictan soluciones jurídicas contradictorias y que,
después de ponderar teniendo en cuenta las circunstancias propias del caso, se decide si, en
esas circunstancias, se debe dejar de lado uno de los principios o el otro, o que los princi-
pios, correctamente entendidos, exigen una u otra solución37.
Pero, como bien lo afirma Ruiz Manero38, el debate entre garantismo y principialis-
mo va más allá de una simple discusión sobre palabras que es posible superar haciendo las
aclaraciones de rigor. El desacuerdo se da porque, en efecto, la concepción ferrajoliana de
los principios difiere de la concepción principialista. No porque esta última, como dice Fe-
rrajoli, no reconozca el valor jurídico de los principios (su carácter deóntico), sino porque
el garantismo, al igualar reglas y principios, desconoce la estructura propia de estos últimos
y niega, de esta forma, las importantes consecuencias que de ello se deriva para el derecho.
Para decirlo de manera breve –y siguiendo el esclarecedor artículo de Ruiz Manero39–
los principios (regulativos o en sentido estricto) comparten con las reglas el hecho de estable-
cer de manera cerrada la consecuencia jurídica de su violación, pero se diferencian de estas úl-
timas en que sus condiciones de aplicación se encuentran abiertas. No es cierto, como afirma
Ferrajoli, que los principialistas nieguen el carácter jurídico de los principios, pues aceptan
que de su desconocimiento se derivan unas determinadas consecuencias jurídicas. Lo que sí
afirman los autores principialistas es que, dadas las características de los principios regulativos
(el hecho de encontrarse abiertas sus condiciones de aplicación), no tienen, como las reglas, la
pretensión de cerrar el debate a razones de fondo, sino que precisamente abren la deliberación
en aquellos casos en que se encuentren en conflicto con otros principios.
La asimilación hecha por Ferrajoli cierra en falso el debate sobre las dificultades que
se presentan en los Estados constitucionales de derecho en lo relativo a la rematerialización
constitucional. En palabras de Manuel Atienza, “Ferrajoli, al considerar el Derecho esen-
cialmente como un conjunto de normas, de reglas, tiende a pensar que en la aplicación
del Derecho lo que existe es algo así como subsunción y discrecionalidad, al tiempo que es
notablemente escéptico a propósito de la ponderación. O, dicho de manera quizás más ma-
tizada, dado que, en su opinión, no hay una diferencia cualitativa entre reglas y principios,
no puede haber tampoco una diferencia relevante en cuanto a su utilización para resolver
problemas prácticos. El resultado es una teoría poco desarrollada de la interpretación y de
la argumentación jurídicas y una carencia de instrumentos teóricos con los que poder dar
cuenta de un aspecto importante de nuestra práctica jurídica: la que concierne a los casos
difíciles en materia de derechos fundamentales”40.
37
Estas semejanzas entre ambas teorías han llevado a José Juan Moreso a considerar que la distinción propuesta
por Ferrajoli no es más que “una forma de hablar”, pues “[c]uando algunos autores sostienen que se ponde-
ran las pautas para establecer cuál es aplicable a un caso concreto determinado, obviamente quiere decir que,
en aquellas circunstancias de hecho, determinada pauta cede su aplicación a otra y, en este sentido, pierde su
fuerza” MORESO (2011) p. 194. Una explicación detallada de la forma en que Moreso entiende la ponderación
(como una forma de aplicación del derecho no contrapuesta a la subsunción). MORESO (2005). Una crítica a
este planteamiento puede encontrarse en CELANO (2002) y SAUCA (2009) pp. 53-56.
38
RUIZ MANERO (2012) pp. 827 y ss.
39
RUIZ MANERO (2012).
40
ATIENZA (2008) p. 2015.
El debate, sin embargo, va más allá de la falta de desarrollo de una teoría de la in-
terpretación y de la argumentación jurídicas en la teoría garantista. El papel asignado a los
jueces en la democracia constitucional dentro de la teoría garantista se debe, en parte, a su
carácter de aplicadores del derecho. Como en los antiguos regímenes liberales, el enorme
poder concedido al juez como vigilante no vigilado se deriva de una concepción cognitivis-
ta y deductivista de la jurisdicción, concepción que ha sido abandonada por el constitucio-
nalismo principialista pero parece seguir presente en el constitucionalismo garantista41.
El modelo garantista, si bien comparte la matriz iusconstitucionalista al otorgarle
una posición privilegiada a la justicia constitucional en el entramado de instituciones cons-
titucionales, se diferencia del constitucionalismo principialista en la confianza que el garan-
tismo tiene en la capacidad de los jueces no ya de razonar con base en principios –y por lo
tanto ponderar teniendo en cuenta las circunstancias propias del caso– sino de subsumir el
hecho concreto en el supuesto de hecho de la norma constitucional. La discrecionalidad es
reconstruida como “subsunción de la juris-dictio, es decir, de los juicios sobre la invalidez
de las leyes en contraste con los principios regulativos constitucionalmente establecidos,
incluso en los casos en los que tales juicios, por la escasa determinación de los principios
aplicados, resulten fuertemente opinables y controvertidos”42.
Si, en el plano de la teoría de la democracia, se pregunta por la justificación del es-
tablecimiento de una democracia sustancial en la que se otorgue a los jueces la custodia de
los derechos fundamentales, la respuesta parecería venir por dos vías. La primera sería la
defensa de los derechos fundamentales (como se verá más adelante) como traducción cons-
titucional de los derechos vitales, como fragmentos de soberanía y como establecimiento de
la ley del más débil frente a la ley del más fuerte. La segunda, es que, una vez justificada de
esta manera la implementación de una democracia sustantiva, la tutela ejercida por los jue-
ces se vería respaldada por su capacidad de conocer el contenido de estos derechos y subsu-
mir los casos particulares en los casos generales dispuestos por las normas constitucionales.
Se presenta de nuevo la dificultad mencionada al inicio de este numeral. El problema
al que se enfrenta la posición garantista es el papel que le da esta corriente a la subsunción
en la tarea de interpretación constitucional. Ferrajoli basa su confianza en los jueces en la
naturaleza tendencialmente cognoscitiva de la jurisdicción en contraposición a la natura-
leza discrecional del gobierno (quien recibe su legitimación, en la esfera pública, de “su
adhesión a los intereses representados”) y es esta la que justifica el establecimiento de ins-
tituciones como la justicia constitucional. Tanto es así que “la naturaleza cognoscitiva de
41
Este rasgo fuertemente cognitivista (en lo relativo al derecho) de la teoría ferrajoliana ha sido resaltado por
diversos autores. Alfonso Ruiz Miguel afirma que la insistencia en la subsunción como el método propio de la
dogmática jurídica llevaría al garantismo a una especie de cognitivismo judicial en donde “la discrecionalidad
judicial existente ha de considerarse meramente fisiológica, es decir, esporádica y marginal”. RUIZ MIGUEL
(2011) p. 287. De manera similar afirma Prieto Sanchís que “el extraordinario poder de censura que el garantis-
mo deposita sobre los jueces, protagonistas de las que él llama garantías secundarias, quiere hacerse soportable
a través de una visión cognitivista de la interpretación donde el juez está llamado a constatar y, en muy escasa
medida, a escoger, valorar o decidir […] en fin, los derechos se formulan como mónadas asiladas cuyos contor-
nos aparecen perfectamente delimitados desde su enunciado constitucional, y basta con aplicarlos a los distintos
supuestos de hecho” PRIETO SANCHÍS (2013) pp. 100-101.
42
FERRAJOLI (2011d) p. 352.
43
FERRAJOLI (2011b) p. 209.
44
YOUNG (2000) p. 22.
45
YOUNG (2000) p. 19.
Si los procedimientos mayoritarios “no son otra cosa que una competencia entre
intereses privados y preferencias”46, no es de extrañar la fuerte desconfianza mostrada por
Ferrajoli frente a los procedimientos habilitados por los derechos-poder. A esto se suma su
visión sobre los conflictos entre derechos y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales es-
tudiados en el numeral anterior. Si por un lado tiene una visión optimista frente a las capa-
cidades cognitivas de los jueces, por el otro es sumamente pesimista frente a las capacidades
políticas de los votantes y sus representantes.
Posiciones como la de Ferrajoli se acercarían bastante a lo que Zurn se refiere como
la combinación de democracia mayoritaria y constitucionalismo minoritario, en donde “el
principio de soberanía popular entendido como capacidad de agregar los intereses y deseos
prepolíticos de los ciudadanos, [se combina] con el principio de límites constitucionales
establecidos para proteger a individuos y minorías a la luz de presuntas verdades autoevi-
dentes acerca de derechos”47.
A diferencia del constitucionalismo principialista, que asume esta misma división
de la política, el garantismo no ve en los tribunales un foro caracterizado por la habilidad
de los jueces de razonar en torno a principios. No es la superior capacidad de los jueces de
descubrir respuestas correctas acerca de los problemas morales que implica el actuar polí-
tico (a la manera del juez Hércules dworkiniano), sino la capacidad de aplicar de manera
subsuntiva los preceptos legales establecidos por el propio derecho.
Su forma de entender el funcionamiento de las instituciones políticas mayoritarias se
convierte en la otra cara de una moneda en la que, por un lado, se concibe una jurisdicción
de naturaleza cognoscitiva dirigida a la subsunción y, por el otro, un espacio político en el
cual ciudadanos y representantes hacen uso de sus derechos-poder con el único objetivo de
perseguir sus intereses privados.
5. LA SOBERANÍA POPULAR EN EL
CONSTITUCIONALISMO GARANTISTA
Como se había visto al momento de hablar de la confrontación forma/sustancia en
el modelo de democracia sustantiva defendida por Ferrajoli, la democracia formal centra su
defensa en la idea de autogobierno, “en el hecho de que las decisiones se adopten, directa
o indirectamente, por sus mismos destinatarios, o, más exactamente, por su mayoría, de
modo que sea expresión de la ‘voluntad’ y la ‘soberanía popular’”48.
En esta idea de autogobierno, autonomía o soberanía es en la que centra el garantis-
mo sus más duras críticas. Pero antes de entrar en ellas, es oportuno estudiar la redefinición
hecha por Ferrajoli del concepto de soberanía popular. En líneas generales, lo que afirma
Ferrajoli es que la soberanía popular tiene dos caras, una negativa y otra positiva. En su
sentido negativo la soberanía “equivale a una garantía negativa, es decir, a la prohibición
para cualquiera de apropiarse de ella y usurparla: significa que la soberanía, al pertenecer
46
YOUNG (2000) p. 22.
47
ZURN (2007) p. 222.
48
FERRAJOLI (2011b) p. 9.
al pueblo entero, que como se verá en su momento no existe como sujeto dotado de una
voluntad unitaria, no pertenece a ningún otro y que ninguna persona individual o grupo
de personas –monarca o parlamento, presidente elegido por el pueblo o asamblea represen-
tativa– puede ‘adueñarse de ella’, como escribió Benjamin Constant, para ejercerla contra
alguno de sus miembros”49. En su sentido positivo, la soberanía popular se identifica con
los derechos fundamentales, pues estos son “‘fragmentos de soberanía popular’ correspon-
dientes a todos y a cada ciudadano”, la soberanía popular “equivale a la suma de aquellos
poderes y contrapoderes –los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos de li-
bertad y los derechos sociales– que son los derechos fundamentales constitucionalmente
establecidos”50.
Como se había mencionado, decir que el pueblo es soberano es, en la exposición
hecha por Ferrajoli, decir que se respetan los derechos fundamentales de aquellos que con-
forman el pueblo, es decir, las personas, los ciudadanos o los capaces de obrar. La existencia
de la soberanía popular no está pues ligada a la participación de todos como iguales en el
gobierno común, sino al respeto de los derechos de todos51.
Las asambleas representativas no son entonces, en el esquema presentado por el pro-
fesor italiano, el epicentro del ejercicio de la soberanía popular sino que, al contrario, se
constituyen en un riesgo y amenaza para la misma, pues las mayorías que allí se conformen
pueden atentar contra los fragmentos de soberanía que son los derechos fundamentales.
Se entiende entonces que para hacer de la soberanía algo real, es necesario establecer
una garantía que vaya más allá de la prohibición de la “producción de normas que alteren o
deroguen normas constitucionales”, es decir, de las “garantías constitucionales primarias”52,
y se pase a las “garantías constitucionales secundarias”53, esto es, al control judicial del cum-
plimiento de la constitución y de las expectativas negativas y positivas que significan los
derechos sociales y de libertad. Los jueces se conciben entonces como guardianes de la so-
beranía y las mayorías parlamentarias como su amenaza. Para el garantismo, el paso de una
democracia formal a una democracia sustancial tiene como consecuencia que “la soberanía
deja de existir como potestas legibus soluta en manos de órganos o sujetos institucionales”54,
dado que reside en el pueblo o, más precisamente, se ve representada en los fragmentos
49
Críticas similares sobre el abuso de la palabra pueblo para la justificación de la crítica mayoritaria puede ver-
se en EISGRUBER (2001), KYRITSIS (2006) y KUMM (2007).
50
FERRAJOLI (2011b) p. 14.
51
Compárese con la concepción de soberanía popular defendida por Habermas: “La idea de soberanía popular
remite en su lectura procedimentalista a las condiciones sociales marco que posibilitan la autoorganización de
una comunidad jurídica, pero que por su parte no están sin más a disposición de la voluntad de los ciudada-
nos”. HABERMAS (1998) p. 378.
52
Las “garantías constitucionales primarias” consisten “en la prohibición de la producción de normas que alte-
ren o deroguen normas constitucionales, tanto si está condicionada como si no a la adopción del procedimiento
agravado predispuesto para tal fin”. FERRAJOLI (2011b) 87.
53
Las “garantías constitucionales secundarias” se refieren a “la obligación de anular las normas con rango de ley
en contraste con las normas constitucionales sustanciales, así como de resolver los conflictos entre poderes ge-
nerados por el desbordamiento más allá de los límites a ellos adscritos por las normas constitucionales formales
sobre sus competencias”. FERRAJOLI (2011b) p. 87.
54
FERRAJOLI (2011c) p. 27.
de soberanía que son los derechos, y pasa a convertirse en límites a lo que las instituciones
pueden o no hacer.
La protección de los derechos fundamentales se ve como algo separado de los pro-
cedimientos habilitados por los derechos políticos, es decir, de la política democrática
ordinaria, y se depositan todas las esperanzas en los jueces, cuya labor, amparada en una
“visión cognitivista de la interpretación donde el juez está llamado a constatar y, en muy
escasa medida, a escoger, valorar o decidir”55, cumpliría la función de hacer realidad el ideal
democrático de un pueblo soberano.
Los derechos como fragmentos de soberanía y como ley del más débil –en contraste
con el estado de naturaleza y la ley del más fuerte– exigen el establecimiento de procedi-
mientos de tutelaje. Para Ferrajoli, “si queremos que los sujetos más débiles física, política,
social o económicamente sean tutelados frente a las leyes de los más fuertes, es preciso sus-
traer su vida, su libertad y su supervivencia, tanto a la disponibilidad privada como a la de
los poderes públicos, formulándolos como derechos en forma rígida y universal”56. Toda
defensa de los intereses legítimos de los más débiles se centra en la sustracción del debate
público de los temas que les afecten y en la necesidad de trasladar la capacidad de decisión
a los jueces.
Esta solución, sin embargo, no deja de ser sorprendente. Los más débiles sufren de
esta situación debido a que se encuentran social y políticamente excluidos (dado que sus
necesidades y legítimos intereses no son tenidos en cuenta en los lugares de deliberación
y toma de decisión públicos y sus derechos son por esta razón violados). No se entiende
cómo puede ser superada esta situación simplemente apelando a la protección paternalís-
ticamente otorgada a través de mecanismos de los cuales no se tiene, en principio, razones
para considerarlos más sensibles a las exigencias de los más débiles. Dado que la concepción
de la democracia defendida por Ferrajoli se basa en la consideración de un funcionamiento
meramente agregativo de las instancias de participación, no extraña que no dedique un lu-
gar importante en su teoría a la inclusión de los más débiles en los procesos de deliberación
y decisión públicos, y apele por el contrario a la sustracción de los temas para ellos más vi-
tales, de la escena política.
La redefinición de la soberanía popular hecha por Ferrajoli y su defensa de los de-
rechos de los más débiles se ven afectadas por una fuerte desconfianza hacia las formas
democrático-representativas y termina por esto apoyándose en posiciones paternalistas.
Como afirma Habermas, “[l]os derechos negativos de libertad y los derechos sociales pue-
den […] venir otorgados en términos paternalistas”57, negándosele a sus destinatarios la
posibilidad de ser ellos mismos los que determinen la configuración de estos derechos. El
modelo de democracia sustantiva defendida por Ferrajoli corre el riesgo, al reducir la idea
de participación política a un mero ejercicio de facultades discrecionales orientadas a la sa-
tisfacción de preferencias, de convertir la democracia en una mera “agregación de intereses
55
PRIETO SANCHÍS (2013) p. 100.
56
FERRAJOLI (2001) p. 362.
57
HABERMAS (1998) p. 143.
BIBLIOGRAFÍA CITADA
ALEXY, Robert (1993): Teoría de los derechos fundamentales (Trad. Ernesto Garzón Valdés,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales).
58
HABERMAS (1998) p. 634. Estas últimas citas vienen referidas a la necesidad de mantener una relación fluida
entre los procedimientos democráticos y una opinión pública alimentada por una cultura liberal e igualitaria.
Sin embargo, creo que expresan bien los riesgos de despolitización que están implícitos en la propuesta del
constitucionalismo garantista.
Palabras clave: Doble naturaleza del derecho, Robert Alexy, iusnaturalismo moderado, derechos
fundamentales implícitos, tribunal constitucional peruano, tribunal constitucional chileno.
ABSTRACT: Based on a comparative evaluation of the case law of the Constitutional Courts of
Peru and Chile on implied fundamental rights, this work evidences some strengths and weak-
nesses of the foundation and determination of these rights. The aim of this work is to introduce
an alternative account for the understanding of implied fundamental rights. This alternative
account does not deny the dual nature of law held by Alexy’s non-positivism, but it goes further
and it can be identified as a “Moderate Natural Law Theory” approach of those rights.
Keywords: The Dual nature of law, Robert Alexy, moderate natural law theory, implied fun-
damental rights, constitutional court of Peru, constitutional court of Chile.
*
Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España. Profesor de Filosofía del Derecho de la
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. Investigador CONCYTEC. Dirección postal: Urb. Campiña
paisajista s/n, Barrio de San Lázaro, Arequipa, Perú. Dirección electrónica: jchavezfernandez@ucsp.edu.pe. Este
artículo ha sido elaborado como resultado del Concurso de Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades 2016 de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa - Perú. Proyecto 2016-CSH-P04: “De la
justificación a la determinación de los derechos implícitos y sus problemas. Un análisis de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional peruano”. Los autores agradecen los comentarios de Armando Romero Muñoz, y de
los miembros del grupo de investigación conformado para desarrollar el proyecto, en concreto Trilce Valdivia
Aguilar, Adriana Melgar Rimachi y Nicolás Alarcón Loayza; las críticas y sugerencias de los árbitros anónimos
de la Revista Chilena de Derecho; así como también los aportes bibliográficos de María Paz Madrid.
**
Estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. Dirección postal:
Urb. Campiña paisajista s/n, Barrio de San Lázaro, Arequipa, Perú. Dirección electrónica: piero.rios@ucsp.edu.pe
I. INTRODUCCIÓN
Robert Alexy ha insistido en los últimos años en una tesis que completa y profundiza
su modelo no positivista incluyente: el derecho en general y los derechos fundamentales
en particular tendrían una doble naturaleza: una dimensión “real o fáctica” y una “ideal
o crítica”1. Esta tesis ha merecido y merece, sin duda, una atenta discusión por sí misma2,
sin embargo, en este trabajo ensayaremos una cosa diferente. La tesis alexiana será la he-
rramienta teórica que nos permita evaluar la fundamentación y la caracterización de los
derechos fundamentales implícitos que los Tribunales Constitucionales de Perú y Chile han
realizado a través de su jurisprudencia, con el objetivo de esbozar una propuesta de com-
prensión alternativa y correctiva de los mismos desde lo que llamaremos aquí un “iusnatu-
ralismo moderado”. En el fondo se trata de un enfoque de los derechos fundamentales im-
plícitos que –sin renunciar a la característica esencial de su doble dimensión– nos permita
fundamentarlos y caracterizarlos conjugando mejor, por un lado, la justicia y la seguridad
jurídica, y por otro, su aspecto subjetivo y su dimensión institucional.
La perspectiva de nuestra investigación será predominantemente iusfilosófica, por lo
que el examen comparativo de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales que ser-
virá de punto de partida para el esbozo de nuestra propuesta, pretende suficiencia aunque
no exhaustividad. El trabajo constará de tres partes, una que podríamos denominar “des-
criptiva” (acápites del II al IV), una segunda, que convendría llamar “evaluativa” (acápite
V), y una tercera, que ha de considerarse “normativa” (acápites VI y VII). El itinerario será
como sigue. En primer lugar, daremos cuenta brevemente de la tesis alexiana de la doble
naturaleza del derecho y en particular de los derechos fundamentales. En segundo lugar,
expondremos la fundamentación y la caracterización de los derechos fundamentales implí-
citos en la jurisprudencia del TC peruano. En tercer lugar, haremos lo propio con la del TC
chileno. En cuarto lugar, examinaremos comparativamente ambas comprensiones de dichos
derechos a través de la tesis alexiana. En quinto lugar, ensayaremos una fundamentación y
una caracterización alternativas y correctivas de los derechos fundamentales implícitos, más
allá del no positivismo alexiano. En sexto y último lugar, explicitaremos al menos tres ven-
tajas de nuestro planteamiento.
1
Sobre la tesis general, ver ALEXY (2011a) pp. 29 ss.; y respecto de la tesis particular: ALEXY (2016a) pp. 34 ss.
2
Podemos destacar en ese sentido los trabajos: BERNAL PULIDO (2011) pp. 7 ss.; o SODERO (2017) pp. 55 ss.
3
Para Alexy “[l]a tercera versión del no-positivismo, es la […] incluyente, la cual se encuentra entre los extre-
mos del no-positivismo excluyente y el no-positivismo súper-incluyente. Los planteamientos del no-positivismo
incluyente se circunscriben a una posición intermedia de modo que se centran en decir acerca de los defectos
morales que: ni siempre socavan la validez jurídica –postura representada por el no-positivismo excluyente, ni
que nunca lo hacen, según lo expone el no-positivismo súperincluyente–. En consecuencia, se afirma que los
cepto de “naturaleza”– ha planteado desde hace poco menos de una década que la única
característica esencial del derecho es que este tiene una doble naturaleza que comprende
necesariamente tanto una dimensión “ideal o crítica” como una “real o fáctica”4. La primera
dimensión sería una no positiva y estaría expresada en la tesis de que todo derecho formula
necesariamente una pretensión de corrección de carácter discursivamente moral; mientras
que la segunda sería más bien positiva y estaría representada por los aspectos de la autori-
dad y de la eficacia social, que son también necesarios para que la moralidad alcance una
decisión específica y garantice coercitivamente su ejecución. La primera hace referencia a
un principio material o substancial: el de la justicia, el que exigiría la corrección moral de
la decisión jurídica. La segunda lo hace más bien a un principio formal: el de la seguridad
jurídica, el que implicaría la vinculación de dicha decisión a la autoridad y a la eficacia
social. A su modo de ver, la dimensión ideal del derecho, por sí sola, expresaría solo una
corrección de “primer orden”, en cambio el “segundo orden” de corrección sería más com-
prehensivo o global, pues se referiría tanto a la dimensión ideal como a la real del derecho
en su conjunto5.
En ese sentido, para Alexy, puesto que a menudo los principios de la justicia y de la
seguridad jurídica entran en colisión en un sistema jurídico, la naturaleza dual del derecho
exigiría necesariamente que haya proporción dialéctica entre ellos para alcanzar la armo-
nía, es decir, la ponderación también sería esencial a este aspecto del derecho6. A su juicio,
esta tesis abstracta encuentra la determinación de su contenido al interior de un sistema
concreto cuya idea central es lo que llama la “institucionalización de la razón”7. Dicha
idea plantea tanto un límite externo o “substancial” que se puede expresar sintéticamente
en la versión alexiana de la tesis de Radbruch respecto de que “la extrema injusticia no es
derecho”8, tanto como un límite interno o “procedimental”, representada por la forma po-
lítica del “constitucionalismo democrático o discursivo”, cuyos elementos principales son
la democracia y los derechos fundamentales, elementos que tienen también, cada uno, una
naturaleza dual.
Pero para Alexy, la justificación de los derechos fundamentales es solidaria de la de
los derechos humanos9, por lo que se hace necesario ocuparnos primero de su defensa de
la existencia de estos últimos, es decir, de su fundamentación10. A su juicio, los derechos
defectos morales socavan la validez jurídica solo bajo ciertas condiciones. El no positivismo incluyente está
dado en su expresión más destacada en la fórmula de RADBRUCH, la cual en su forma más comprimida, es la
siguiente: la injusticia extrema no es derecho”. ALEXY (2013) pp. 17-18.
4
Ver ALEXY (2011a) pp. 29-49; o ALEXY (2011b) pp. 75-79. No obstante su novedad, la tesis de la doble natu-
raleza del derecho habría estado implícita en la tesis alexiana más antigua: aquella acerca de que la argumenta-
ción jurídica es un caso especial de la argumentación práctica general. ALEXY (2018) p. 255.
5
Confrontar ALEXY (2017a) pp. 323-324.
6
Para el profesor alemán: “la ponderación desempeña un papel relevante no solamente en la creación y la apli-
cación del derecho, es decir, en la praxis jurídica, sino también, en el propio nivel del fundamento del derecho”.
ALEXY (2011a) p. 43.
7
Revisar ALEXY (2000) pp. 233 ss.
8
Ver ALEXY (2006) p. 229.
9
Confrontar ALEXY (2007a) p. 52.
10
Ver ALEXY (2016b) pp. 93 ss.
11
Alexy llega a afirmar “que existe un núcleo de derechos humanos básicos que poseen validez eterna”. ALEXY
(2016c) p. 64.
12
Para Alexy “[u]na justificación de los derechos es explicativa si consiste en hacer explícito lo que está ne-
cesariamente implícito en la praxis humana. Una justificación que hace explícito lo que está necesariamente
implícito en la práctica humana sigue las líneas de la filosofía trascendental de Kant. Si la práctica es la práctica
de afirmar, preguntar y argumentar, la justificación logra un carácter teórico-discursivo […]. La práctica discur-
siva […] presupone reglas del discurso que expresan las ideas de libertad e igualdad […]. Sin embargo, las ideas
de libertad e igualdad son la base de los derechos humanos. Reconocer a otro individuo como libre e igual es
reconocerlo como autónomo. Reconocerlo como autónomo es reconocerlo como persona. Reconocerlo como
persona es atribuirle dignidad. Atribuir dignidad a alguien es reconocer sus derechos humanos”. ALEXY (2016b)
pp. 102-103. Cursivas en el texto.
13
Para el profesor alemán: “[l]a necesidad de tratar al otro como libre e igual en el discurso no implica la ne-
cesidad de aceptarlo como libre e igual en la vida social […]. Este problema […] deriva de la diferencia entre
capacidades e intereses. El argumento explicativo solo puede determinar las capacidades discursivas. Sin embar-
go tener capacidades discursivas no implica un interés en emplearlas […]. El interés fuerte en la corrección con-
siste en tomar en serio las capacidades discursivas en la vida real. Una vez más, esto incluye el interés en resolver
conflictos sociales por medio de reglas generadas y controladas discursivamente. Quien desea solucionar conflic-
tos sociales a través de reglas generadas y controladas discursivamente reconoce como libres e iguales a los otros
individuos, y esto es tomar en serio los derechos humanos de estos. De este modo, el interés en la corrección
hace posible llegar al objeto de nuestra justificación; […] a los derechos humanos”. ALEXY (2016b) pp. 104-105.
14
Confrontar ALEXY (2016d) pp. 85-89.
15
Ver ALEXY (2009) p. 93.
16
Revisar ALEXY (2016b) p. 95.
17
Revisar ALEXY (2016a) p. 37.
tales puedan entrar en conflicto con ella, por lo que la vida política exigiría que exista un
control de constitucionalidad18. En su opinión, este –en tanto que se entiende como “una
representación argumentativa o discursiva del pueblo”– aspiraría a estar más cerca de la di-
mensión ideal del derecho que el parlamento, institución que estaría especialmente conec-
tada, más bien, a la dimensión real o autoritativa.
En el acápite V tendremos oportunidad de apreciar cómo las reflexiones precedentes
de Alexy –más allá de que puedan ser suscritas íntegramente– resultan útiles para evaluar
favorablemente como “no positivistas” la fundamentación y la caracterización que los tribu-
nales constitucionales de Perú y de Chile hacen de los derechos fundamentales implícitos a
través de su jurisprudencia, sin perjuicio de que pueda plantearse también, ya en el acápite
VI, aspectos alternativos y correctivos que deban considerarse para su mejora. Pero, por lo
pronto, parece importante ofrecer primero una breve síntesis de la jurisprudencia peruana
al respecto.
18
Confrontar ALEXY (2011a) p. 51.
19
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY N° 27766 (2002) F.J. 9.
20
MAÑUCA QUIROZ CON RENIEC (2006) F.J. 7.
21
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY Nº 28705 (2011) F.J. 53. Sobre esto,
confrontar CHÁVEZ-FERNÁNDEZ POSTIGO (2012) pp. 83 ss.
22
Revisar, por ejemplo: ALEXY (2007b) pp. 151 ss.
23
ANICAMA HERNÁNDEZ CON ONP (2005) F.J. 25. Cursivas en el texto.
se trata de “derechos naturales anteriores a la sociedad y al Estado […] los cuales han sido
progresivamente reconocidos hasta hoy en su legislación positiva como derechos humanos
de carácter general”24. Por último, cabe dejar anotado por ahora que, como ha evidenciado
Castillo Córdova, el TC no hace una distinción en sentido estricto entre “derechos huma-
nos”, “derechos fundamentales” y “derechos constitucionales”25.
En concreto sobre la materia que nos ocupa, el TC –en consonancia con parte im-
portante de la doctrina peruana26– justifica el postulado de unos derechos fundamentales
implícitos predominantemente de la siguiente manera:
“[P]ara que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos
directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición
de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas
necesidades o situaciones, las constituciones suelen habilitar una cláusula de “desarrollo de
los derechos fundamentales”, cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como
derechos de la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de
aquellos que sí lo tienen expresamente”27.
La cláusula constitucional peruana a la que alude el TC reza así: “[l]a enumeración
de los derechos establecidos en este capítulo [se refiere a los derechos fundamentales re-
conocidos expresamente en el Capítulo I, CP] no excluye los demás que la Constitución
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en
los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma
republicana de gobierno” (artículo 3, CPP)28.
A partir de la interpretación de esta cláusula, para el TC son derechos fundamentales
los derechos “explícitos”, “escritos” o “enumerados”, es decir, tanto a) los derechos conteni-
dos en las disposiciones constitucionales del Capítulo I, v.g. el derecho a la vida (artículo
2, inciso 1, CPP) o a la igualdad ante la ley (artículo 2, inciso 2, CPP); como b) los otros
derechos que la Constitución garantiza textualmente fuera de ese capítulo, por ejemplo: el
derecho a la libertad de iniciativa privada (artículo 58, CPP)29.
Pero a su juicio, habría también derechos fundamentales que pueden ser llamados in-
distintamente “implícitos”, “no escritos” o “no enumerados”30, y lo pueden ser de dos tipos.
En primer lugar: a) los derechos de naturaleza análoga a los explícitos, por ejemplo, los dere-
chos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos asumidos por el
24
EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IMPERIAL S.A. CON MTC (2008) F.J. 84.
25
Confrontar, por ejemplo: CASTILLO CÓRDOVA (2007) pp. 99-101, y la bibliografía allí citada.
26
Revisar, por ejemplo: SOSA SACIO (2009) pp. 100-104.
27
ROSADO ADANAQUE CON ESSALUD (2003) F.J. 5. Subrayado en el original.
28
Sobre la IX Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América como antecedente de esta cláu-
sula, confrontar CARPIO MARCOS (2000) pp. 5 ss.
29
Como ha notado con acierto Carpio Marcos, en el caso peruano, todos los derechos constitucionales deben ser
considerados también fundamentales, y son protegidos por los procesos constitucionales de la libertad, aun cuan-
do no estén nominados en el Capítulo I de la Constitución peruana. Revisar CARPIO MARCOS (2008) pp. 21-22.
30
Ver ROSADO ADANAQUE CON ESSALUD (2003) F.J. 5; o ANICAMA HERNÁNDEZ CON ONP (2005) F.J. 4.
31
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 22°, INCISO C) DE LA LEY N° 26397 (2005) F.J. 29-30.
La cuarta de las Disposiciones Finales y Transitorias de la CPP establece además que “[l]as normas relativas a
los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ra-
tificados por el Perú”, lo que da pie al TC para señalar que “también apelando a un ejercicio hermenéutico
al amparo de una fórmula sistemática o variante de contexto, deducible de las cláusulas contenidas en los
instrumentos internacionales relativos a derechos humanos” se pueden establecer derechos fundamentales im-
plícitos o contenidos jurídicos más amplios de aquellos derechos que ya cuentan con cobertura constitucional.
Confrontar ZÚÑIGA LÓPEZ CON EPSEL S.A (2007) F.J. 4.
32
Ver AMANQUI RAMOS CON RENIEC (2008) F.J. 10 ss.
33
Revisar DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS ORDENANZAS Nº 212-2005 y Nº 214-2005 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (2007) F.J. 47. Aunque luego el TC peruano haya retrocedido optando
por identificar el derecho al libre desarrollo de la personalidad con el derecho explícito al libre desarrollo y bien-
estar del artículo 2, inciso 1 de la CPP. Confrontar DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 3º
DE LA LEY Nº 28705 (2011) F.J. 22-23.
34
Revisar VILLANUEVA VALVERDE CON ONP (2005) F.J. 6. El TC peruano señala que “es necesario tener presente
que el artículo 3°, concordante con el artículo 43° de la Constitución, dispone que la enumeración de los dere-
chos establecidos en su capítulo I del Título I no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de
naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del
Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. (F.J. 6). El artículo 43 de la CPP reza así:
“[l]a República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su go-
bierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”.
35
Revisar VILLEGAS NAMUCHE CON ESTADO PERUANO (2004) F.J. 16 ss.
36
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY N° 28617 (2005) F.J. 21.
37
Confrontar TÁVARA CAFERINO CON SEDAPAL (2008) F.J. 16.
38
Ver CANCHARI PISCO CON COMSTEA (1999) F.J. 3.
39
SARMIENTO BEJARANO CON MESTANZA ROBLES (2003) F.J. 3. En ese sentido el Código Procesal Constitucional
del Perú establece que “El amparo procede en la defensa de los siguientes derechos: […] Los demás que la
Constitución reconoce” (artículo 37, inciso 25).
En ese sentido, el alto tribunal peruano distingue –en una terminología que no deja
de resultar confusa40– entre “derechos implícitos” propiamente hablando, como por ejem-
plo el derecho al agua potable41; y los “contenidos implícitos de derechos viejos” o “conte-
nidos nuevos de derechos escritos”. Estos últimos serían, a su juicio, derechos contenidos a
su vez en derechos expresamente reconocidos que, sin embargo, resultan susceptibles de ser
configurados autónomamente, como por ejemplo el derecho a un plazo razonable, que hace
parte del derecho al debido proceso42 o el derecho a la objeción de conciencia, que lo hace
del derecho a la libertad de conciencia43.
Para terminar, es importante señalar que como parte de la procedimiento jurispru-
dencial para el reconocimiento de estos derechos implícitos, el TC peruano advierte acerca
de que el recurso al artículo 3 de la Constitución debe ser excepcional, dado que la jurisdic-
ción constitucional carece de “legitimidad democrática directa”, por lo que ha de recurrir a
dicha cláusula solo cuando el derecho fundamental “cuya esencialidad ética es indiscutida
y que es necesario proteger, no derive razonablemente de la semántica de los derechos ex-
presamente enumerados por la Norma Fundamental”44, lo que evitará “recurrir constante-
mente a la cláusula constitucional de los derechos “no enumerados” y, con ello, desvirtuar
el propósito para el cual fue creada”45.
40
Así lo ha notado, por ejemplo: CASTILLO CÓRDOVA (2008) p. 41.
41
Confrontar TÁVARA CAFERINO CON SEDAPAL (2008) F.J. 18.
42
Revisar el artículo 139 de la CPP; y ROSADO ADANAQUE CON ESSALUD (2003) F.J. 5.
43
Confrontar el artículo 2, inciso 3 de la CPP; y ROSADO ADANAQUE CON ESSALUD (2003) F.J. 6.
44
CINCO MIL CIUDADANOS CONTRA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY Nº 28705 (2011) F.J. 21. Aunque cabe señalar que
dicho criterio dista mucho de ser seguido consistentemente por el propio TC, que recientemente ha reconocido
el derecho implícito a la negociación colectiva de los trabajadores públicos, existiendo el artículo 28 de la CPP
que garantiza explícitamente la negociación colectiva. Confrontar DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA
LA LEY N° 29951 (2015) F.J. 47; y DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY N°
30057 (2016) F.J. 143.
45
ROSADO ADANAQUE CON ESSALUD (2003) F.J. 5.
46
Para una descripción de dicha tendencia y sus implicancias en el constitucionalismo chileno, revisar NASH
(2006) p. 1320.
47
Rol Nº 389, Cº 17.
damento de todos los derechos que le son inherentes”48. Con ello, conviene referir que el
TC chileno encuentra en las nociones de dignidad (artículo 1, CPR), naturaleza humana
(artículo 5, inciso segundo, CPR) y los derechos constitucionales (artículo 19, CPR) una
vinculación que los constituye como principios y valores básicos de fuerza obligatoria que
impregnan toda la Constitución de una finalidad humanista49.
Con respecto a la caracterización de los derechos fundamentales, no existe en la ju-
risprudencia temprana del TC chileno una teoría o, cuando menos, una conceptualización
clara de ellos. Si bien en 2007 el Magistrado Vodanovic Schnake, en vía de voto individual,
propuso una conceptualización amplia de los derechos fundamentales50 a partir de la no-
ción de “[d]erechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos
en cuanto dotados de status de personas”51, recién en el Rol Nº 1.710 de 2010, luego de
sentar la posibilidad de nociones plurales relativas a los derechos, el alto tribunal chileno
parece haber asumido la tesis de Alexy en cuanto a la caracterización de los derechos fun-
damentales a la luz de su teoría de los principios52, esto es, entender que los mismos son
mandatos de optimización o normas de principio53.
En concreto, sobre la posibilidad de la existencia de derechos implícitos, la jurispru-
dencia del TC chileno –secundada por parte importante de la doctrina54– acepta la viabi-
lidad de desprender derechos fundamentales implícitos por vía interpretativa a partir del
articulado de la Constitución. Así, en una primera ocasión señaló:
“[U]niversalmente, tanto la doctrina como nuestra Constitución Política reconocen
la existencia de derechos, aunque no estén consagrados en el texto constitucional, a menos
que esta consagración implique una violación a las normas fundamentales […]. Esta última
expresión significa que los hombres son titulares de derechos por ser tales, sin que sea me-
nester que se aseguren constitucionalmente para que gocen de protección constitucional”55.
Cabe señalar, sin embargo, que la forma en la que el TC se ha referido a estos de-
rechos no ha sido uniforme. En efecto, el alto tribunal chileno, al reconocer en un inicio
la existencia implícita del derecho al acceso a la información pública en la sentencia ya
referenciada, postuló que la disposición de la que emana tal derecho es el artículo 5, inciso
segundo de la CPR, el cual establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limi-
tación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Aunque
valga la pena señalar que, más recientemente, se ha añadido que el mismo derecho se deriva
48
Rol Nº 433, Cº 25.
49
Confrontar Rol Nº 943, Cº 30: “Que, como ya se ha señalado, el contenido del artículo 19 de la Carta
Fundamental, conjuntamente con sus artículos 1º, 4º y 5º, inciso segundo, de la misma, configuran principios
y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución de una finalidad humanista que se
irradia en la primacía que asignan sus disposiciones a la persona humana, a su dignidad y libertad natural, en el
respeto, promoción y protección a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
50
Para una revisión de la doctrina en la que se basó el magistrado, confrontar NOGUEIRA (2005).
51
Ver Rol Nº 786, voto disidente de Hernán Vodanovic Schnake. §3.
52
Confrontar: Rol Nº 1.710, Cº 89 ss.
53
Ver Rol Nº 1.710, Cº 93.
54
Revisar, por ejemplo: CORREA SUTIL (2011) pp. 47-50; o CONTRERAS VÁSQUEZ (2011) pp. 149-185.
55
Rol Nº 226, Cº 25.
56
Rol Nº 2.246, Cº 22. En esta ocasión el TC chileno se vio en la posición de “aclarar” su razonamiento en la
medida en que, por ejemplo, en el Rol Nº 634, Cº 9 pareció haber fundado la existencia del derecho en cues-
tión a la luz del artículo 8º de la CPR, que consagra los principios de probidad publicidad y transparencia.
57
Ver Rol Nº 946, Cº 33.
58
Confrontar CANDIA FALCÓN (2014).
59
En efecto, en el marco de los requerimientos de inaplicabilidad del artículo 206 del Código Civil y 5º
Transitorio de la Ley Nº 19.585, existen casos en que el TC chileno lejos de afirmar la existencia de un derecho
implícito a la identidad personal ha optado por a) fundar la demanda por la infracción al derecho expreso de
igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19, inciso 2° de la Constitución. (Ver Rol Nº 1.563 Cº 13 ss.) o
b) decidir no inaplicar los artículos impugnados. (Ver Rol 2.408).
60
Rol Nº 834 Cº 22 y más recientemente, Rol Nº 1340 Cº 9 y 10.
61
Rol Nº 793 Cº 7.
62
Rol Nº 1351 Cº 44.
ficado la adición de nuevos derechos a la CPR63, para otros, dicho inciso sería la fuente de
derivación incluso de derechos no positivados en absoluto64. Sin embargo, lo cierto es que
el TC no ha sido claro ni uniforme en seguir esa tesis, sino que antes bien, parece que las
fuentes que ha propuesto han sido tan diversas como sus argumentaciones respecto de cada
derecho específico que le ha interesado postular como implícito65.
Sin perjuicio de ello, hemos de reconocer que una constante identificable es la vin-
culación de los derechos implícitos con la dignidad y la naturaleza humana66, las cuales
constituirían la base axiológica de una argumentación que luego, en la especificidad de
cada reconocimiento y determinación concreta, puede combinarse con otras herramientas
de derivación que hallen también respaldo en disposiciones constitucionales, las cuales pue-
den ser: a) derechos expresamente catalogados en el artículo 19º67; b) remisiones al derecho
internacional de los derechos humanos68; o c) principios fundamentales del Estado, como
por ejemplo, el carácter democrático del Estado69. Con ello, parece innegable la importan-
cia jurisprudencial de la interpretación del artículo 5, inciso segundo, y del artículo 1 de
la CPR, a partir de los cuales se sirve preferentemente el TC chileno para entender que el
catálogo de derechos consagrados en el artículo 19 no sea uno de carácter cerrado, sino más
bien uno que se encuentre permeable al reconocimiento de otros derechos fundamentales
de carácter implícito a partir de la actividad jurisdiccional70.
63
Para algunos: “[s]i la protección otorgada en los tratados internacionales es compatible con el texto consti-
tucional, aunque sea más precisa y detallada, o incorpore nuevos derechos, como sucede por ejemplo en el área
de los derechos económicos y sociales, este nuevo contenido se adiciona la Constitución, complementando las
garantías vigentes a ese momento”. TRONCOSO y VIAL (1993) p. 698. No obstante, para otros, dicha referencia
podría resultar restrictiva a efectos de derivar derechos no “garantizados” en la Constitución o en los Tratados;
ver FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1989) p. 814. Para algunos otros, la noción misma de derecho fundamental exige
considerar como asociado a su concepto su base constitucional; consultar RUIZ-TAGLE VIAL (2003) p. 184.
64
Como parece entender EVANS DE LA CUADRA (1999) Tomo I, pp. 23-24.
65
Para una exposición de tres posibles lecturas de los derechos implícitos en el derecho constitucional chileno,
ver CONTRERAS VÁSQUEZ (2011) pp. 154 ss. Y para un ejemplo de fundamentación y caracterización de uno de
los derechos implícitos abordados por el TC chileno, ver NOGUEIRA (2007) pp. 245-285. Por otro lado, para
una caracterización de la noción de “nuevos derechos”, revisar VIVANCO MARTÍNEZ (1998) pp. 109-110.
66
Aunque el TC chileno no hace referencia a estas constantes en términos de “derechos naturales”, lo cierto es
que en no pocas oportunidades, sus magistrados, al reflexionar sobre el derecho a la identidad personal, han he-
cho referencia al carácter natural de este en sus votos concurrentes; al respecto ver, por ejemplo Rol Nº 1.656.
Voto concurrente de los Magistrados Vodanovic Schnake, Fernández Baeza y Peña Torres y señores Fernández
Fredes y Viera-Gallo Quesney. §13. Asimismo, en la reflexión académica se reconoce que “en el texto constitu-
cional chileno sigue primando una concepción iusnaturalista”, ver, por ejemplo: NASH (2006) p. 1311.
67
Como es el caso del derecho a la acción. Ver Rol Nº 946, Cº 33.
68
Como es el caso del derecho a la presunción de inocencia. Ver Rol Nº 739 Cº 7.
69
Como es el caso del derecho de acceso a la información pública. Ver Rol Nº 634. Cº 9.
70
Confrontar, por ejemplo: CEA EGAÑA (2012) p. 54.
denada que la del TC chileno respecto de la tesis de los derechos fundamentales implícitos,
por otro lado puede notarse también que hay señas de identidad de fondo comunes a la
jurisprudencia de ambos tribunales tanto en la fundamentación como en la caracterización
de dichos derechos, y que pueden adscribirse –al menos a grandes rasgos, y más allá de la
intención de los magistrados, desde luego– a la tesis no positivista alexiana.
En primer lugar, si nos referimos a la fundamentación de los derechos implícitos, de-
bemos decir que ambos TC remiten de alguna manera, por un lado, a la dimensión no po-
sitiva del derecho que Alexy llama “ideal o crítica”, a través del reconocimiento de un sus-
trato ontológico, objetivo, moral y universal que es la fuente de todo derecho fundamental:
la dignidad humana; pero por otro, hacen remisión también a la dimensión positiva del
derecho –la que Alexy llama “real”– pues creen necesario complementar dicho fundamento
moral y universal con algunos de carácter más bien institucional, histórico y contingente
como el principio de soberanía del pueblo o del Estado democrático de derecho. Sin em-
bargo, en ninguno de los dos casos queda clara la naturaleza de dicho fundamento moral,
ni se ofrece una explicación suficiente de su relación con los fundamentos concurrentes
positivos o institucionales.
En segundo lugar, respecto de la caracterización de los derechos implícitos, parece
que los tribunales examinados sostienen también dos tesis que responden a ambas dimen-
siones del derecho, si seguimos a grandes rasgos el enfoque alexiano. Por un lado, que se
trata de atributos morales preexistentes al Estado, en tanto que meramente reconocidos,
por lo que pueden ser llamados abiertamente “derechos naturales” –si nos remitimos al
caso peruano– o al menos situárseles claramente como “derechos esenciales” en dicha esfera
semántica –si se toma en serio el tenor del artículo 5, inciso segundo de la CPR, en el caso
chileno–, al punto de que son pasibles de ser desarrollados jurisprudencialmente y cataloga-
dos junto a los derechos explícitos, si el respeto a la dignidad de la persona así lo exige y sin
la participación de los otros poderes del Estado que son los que, paradójicamente, retienen
excluyentemente la autoridad de modificar la Carta Magna, como se expresa claramente en
las Constituciones de Perú y de Chile71. Pero por otro lado, se trataría de posiciones jurí-
dicas que corresponden a normas que son formulaciones interpretativas que se desprenden
necesariamente de una o de algunas cláusulas de la Constitución, por lo que, para el desa-
rrollo de un derecho implícito, los altos tribunales deberían invocar necesariamente alguna
disposición normativa positiva72 la que, no obstante, habría de usarse restrictivamente,
como se ha podido apreciar. Es decir, se trataría de una caracterización de los derechos
fundamentales implícitos que, en el primer caso, por tutelar la dimensión subjetiva de los
71
El artículo 206 de la Constitución peruana señala: “[t]oda reforma constitucional debe ser aprobada por el
Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede
omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con
una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”. Mientras que
los artículos del 127 al 129 de la Constitución chilena establecen un mecanismo más complejo de contrapesos
que incorpora al Presidente de la República y a ambas Cámaras del Congreso Nacional, y eventualmente re-
quieren la participación directa de la ciudadanía mediante plebiscito.
72
En el caso peruano, por ejemplo: el artículo 3 de la CPP; mientras que en el caso chileno, por ejemplo: el
artículo 5, inciso segundo de la CPR.
73
Ver, por ejemplo: ALEXY (2017b) p. 35.
74
Para Alexy, respecto de la fundamentación de los derechos humanos que propone: “la objetividad vinculada
a la subjetividad es, sin duda, menos que la pura objetividad, pero también algo más que la pura subjetividad.
Por esta razón, aunque no es una justificación puramente objetiva, se puede calificar el argumento explicativo-
existencial como una justificación genuina de los derechos humanos”. ALEXY (2016b) p. 107.
75
Para el profesor alemán: “una justificación religiosa de los derechos humanos se apoya en un fundamento
muy fuerte. El que cree que los seres humanos son creados por Dios a su imagen y semejanza tendrá una buena
razón para atribuir dignidad a los seres humanos. La dignidad es una base sólida para los derechos humanos
[…]. Sin embargo, el argumento tiene una debilidad decisiva. Se considera un argumento únicamente para
aquellos que creen en Dios y en la creación del hombre a su imagen y semejanza”. ALEXY (2016b) p. 99. Como
veremos, nuestra propuesta no exigirá alguna fe religiosa como premisa.
76
Confrontar, por ejemplo: ARISTÓTELES (1998) V, 7.
77
Revisar, por ejemplo: KANT (2005) pp. 237 ss.
78
Ver ALEXY (2011a) pp. 41 ss.
79
Confrontar CHÁVEZ-FERNÁNDEZ POSTIGO (2012) pp. 129 ss.
80
Por ejemplo: NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL, 217 A (III) (10 de diciembre de 1948), Declaración
Universal de Derechos Humanos; CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES, Roma (4 de noviembre de 1950); PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
(Nueva York, 16 de diciembre de 1966) o CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (San José, 22 de
noviembre de 1969).
81
Ver, por ejemplo: PÉREZ LUÑO (2010) pp. 50 ss.
82
Confrontar, por ejemplo: STARCK (2011) pp. 123 ss.; para una opinión contraria, revisar WALDRON (2013) pp. 9-11.
83
Revisar HERVADA (1982) pp. 243 ss., o CIANCIARDO (2017) pp. 83 ss.; para una opinión contraria, confron-
tar, por ejemplo: BULYGIN (1987) pp. 83-84
84
Para la profundización en el concepto de dignidad en sentido ontológico y su defensa frente la dignidad en-
tendida como “mera autonomía”, se puede revisar CHÁVEZ-FERNÁNDEZ POSTIGO (2012) pp. 91 ss. Sin perjuicio
de ello, algo más se dirá sobre la dignidad ontológica en este acápite y, sobre todo, en el siguiente.
85
En términos del “no-positivismo incluyente” de Alexy, se podría decir que, en este caso, dicho aparente “re-
conocimiento” sería en realidad una transgresión del umbral de injusticia. Ver ALEXY (2013) pp. 16-18.
86
Como, por ejemplo, el caso chileno del “derecho al acceso a la información pública”. Confrontar Rol Nº
226, Cº 25.
87
Un ejemplo peruano es el derecho al “libre desarrollo de la personalidad”, al menos entendido de tal manera
que su objeto de protección sería “la simple y llana conducta humana, desprovista de algún referente material
que le otorgue algún sentido”. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS ORDENANZAS Nº 212-2005 y Nº
214-2005 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (2007) F.J. 46.
88
Revisar FINNIS (2011) pp. 59 ss.
Sin embargo, a nuestro juicio, dicho bien interpretado como derecho implícito por
parte del TC en un caso puntual, no debería recibir por parte de este una formulación dis-
positiva abstracta que lo proponga autoritativamente como parte del catálogo de derechos
fundamentales en orden a su aplicación normativa erga omnes. En nuestra opinión, esta for-
mulación abstracta típica de las cartas de derechos fundamentales tendría que quedar nece-
sariamente retenida por quien tiene expresamente la potestad de modificar la Constitución,
aspecto que nos parece indispensable destacar si se quiere respetar no solo el fundamento
moral o iusnatural de los derechos, sino también el institucional o positivo: la soberanía del
pueblo89. En ese sentido, nos parece que la representación directa y la estructura abierta de
la discusión que es propia del Poder legislativo90 dotan de mayor legitimidad a su interpre-
tación de lo que es o no un derecho fundamental en un momento histórico concreto, aun-
que ciertamente está lejos de premunirlo de infalibilidad91.
Pero un planteamiento prescriptivo como el nuestro tendría varias consecuencias
relevantes para el sistema jurisdiccional en su conjunto. Tres de las más importantes son las
siguientes. En primer lugar, que un juez ordinario no debería tener la prerrogativa de fallar
a favor de un supuesto derecho fundamental implícito; en segundo lugar, que la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional que verse sobre tales derechos no debería tener carácter
de precedente vinculante; y en tercer lugar, que dicho tribunal no debería declarar la in-
constitucionalidad de una ley aun cuando tenga la convicción de que la misma viola un de-
recho no argumentable como explícito en la Constitución. Ahora bien, hay que reconocer
que en un escenario como el que planteamos, un juez tendría razones tanto para fallar en
favor del reconocimiento del derecho implícito invocado: un criterio jurisprudencial prece-
dente del TC, como para no hacerlo: la Constitución política del país, lo que nos llevaría
a que no haya certeza sobre si el derecho en disputa pertenece o no al sistema jurídico.
Creemos que de darse una inseguridad jurídica de tal naturaleza, el responsable de la refor-
ma constitucional debería intervenir en rigor, ya sea confirmando el criterio del Tribunal y
haciendo expreso en el texto de la Constitución el derecho implícito tutelado por este y por
los jueces ordinarios que hayan secundado su jurisprudencia92, ya sea negando expresamen-
te la existencia de tal derecho, y por tanto, impidiendo legítimamente que los jueces del
país –incluyendo al máximo intérprete de la Constitución, desde luego– continúen fallan-
do por la tutela del supuesto derecho fundamental implícito en disputa.
89
Para MacCormick, más allá de la soberanía legal, la soberanía política sería aquel poder político que no está
bajo el control de uno superior; mientras que el poder político sería la capacidad de tomar decisiones efectivas
en orden al bien común de una sociedad. Confrontar MACCORMICK (2002) p. 127.
90
Ver, por ejemplo: FINNIS (2016) pp. 9 ss.
91
Nos parece que una idea semejante está detrás de la prevención de Waldron sobre lo que llama “dificultad
democrática” respecto del control fuerte de constitucionalidad en general. Revisar WALDRON (2018) pp. 19 ss.
Por otro lado, para un análisis de cómo el TC, a través del control preventivo de constitucionalidad de las leyes,
participa hoy en el contrapeso de los poderes del Estado en el caso chileno, se puede revisar MELÉNDEZ ÁVILA
(2017) pp. 185 ss.
92
Un caso interesante en el Perú fue el del “derecho al agua potable” confrontar TÁVARA CAFERINO CON
SEDAPAL (2008) F.J. 18, que fue reconocido como implícito por el TC, para luego ser añadido formalmente al
catálogo de la CPP (art. 7°-A) a través de la Ley de Reforma Constitucional N° 30588.
Para terminar este acápite, baste insistir por ahora en que para nuestra propuesta,
conjugar la dimensión tanto natural como positiva en materia de derechos implícitos im-
plicaría que los Tribunales Constitucionales tengan sobre los mismos una función estricta-
mente jurisdiccional de tutela subjetiva de la dignidad en el caso concreto, pero de ninguna
manera una función institucional análoga a la constituyente; y ello aunque suela plantearse
en la doctrina que o bien dichos tribunales tienen que tener de alguna manera ambas
funciones93, o más bien no deberían tener prácticamente ninguna de ellas94. A esta pro-
puesta de comprensión de los derechos fundamentales implícitos, podríamos denominarla
“iusnaturalismo moderado”.
93
Confrontar, por ejemplo: SÁENZ DÁVALOS (2009) pp. 47 ss.
94
Ver, por ejemplo: CANDIA FALCÓN (2014) pp. 506 ss.
95
Confrontar ALEXY (2007a) pp. 48-51.
96
Para una defensa de dicho sentido “interpretativo”, confrontar CHÁVEZ-FERNÁNDEZ POSTIGO (2017) pp. 296 ss.
97
Confrontar, por ejemplo: CASTILLO CÓRDOVA (2008) p. 38.
98
Revisar, por ejemplo: ATIENZA (2010) p. 186.
99
Confrontar, por ejemplo: HIERRO (2016) pp. 131 ss. En nuestra opinión, desvincular la dignidad de la na-
turaleza humana hace que el empleo iusfundamental del término “dignidad” devenga en meramente retórico.
Sobre los peligros de un uso puramente retórico de la dignidad, confrontar CHUECA (2015) pp. 25 ss.
físico muy cercano al sentido clásico100, y no en el sentido solo “constructivo” del modelo
alexiano101.
En segundo lugar, por más que pueda parecer paradójico que hablar de “derechos
naturales” pueda ser compatible con conjugar más convenientemente justicia con seguridad
jurídica, lo cierto es que si asumimos que los derechos fundamentales implícitos en sentido
propio son “derechos naturales”, parece que hay que aceptar también que estos difícilmen-
te podrían resultar del todo desconocidos para el común de los ciudadanos, dado que sus
contenidos materiales tendrían por base los fines perfectivos propios de lo que nos hace hu-
manos. Es verdad que ello no garantiza que siempre se acierte al juzgar sobre su existencia
o su contenido, pero creemos que al menos existiría una pauta objetiva y cognoscible para
la discusión de su razonabilidad histórica: la común naturaleza humana102. Desde luego, si
se prefiere negar la tesis de la naturaleza humana, y defender más bien que la dignidad que
justifica los derechos se encuentra en la mera autonomía moral del sujeto, a nuestro modo
de ver, dicha labor interpretativa no solo se hace más difícil, sino que resulta prácticamente
imposible, puesto que la mera autonomía –por su propio estatuto formal– no puede ofrecer
al justiciable contenidos materiales determinativos de carácter objetivo para la dirección de
su acción, y cualquier potestad podría ser pasible de ser argumentada con éxito plausible
como derecho fundamental implícito103.
En tercer lugar, precisamente por lo anterior, nos parece conveniente que se pueda
hablar de derechos humanos y fundamentales en sentido propio e impropio. Somos de la
idea de que ello es más consistente respecto de la tesis de que el reconocimiento positivo o
institucional de dichos bienes debidos en justicia es solo histórico y contingente, por lo que
se abre la posibilidad al menos teórica de que: a) hayan existido en el pasado derechos no
reconocidos por la Constitución, y en ese sentido esta haya sido promulgada con ese déficit
axiológico-jurídico; b) puedan aparecer con posterioridad a la promulgación constitucional
“nuevos derechos”, no por la mutación del fundamento moral que tiene más bien carácter
permanente, sino por el cambio de las circunstancias históricas en que se expresa social-
mente en términos de justicia la dignidad humana104, o c) pueda darse un reconocimiento
constituyente o jurisprudencial en realidad fallido o no razonable de los mismos105.
VIII. COLOFÓN
Para concluir, baste señalar que creemos que un “iusnaturalismo moderado” respecto
de los derechos fundamentales implícitos como el que hemos esbozado aquí a partir del
examen de las jurisprudencia constitucional de Perú y de Chile a la luz de la tesis no positi-
vista de la doble naturaleza del derecho de Robert Alexy, no obstante no ser pacífica, puede
aportar a resolver el desafío que la tesis de la existencia de derechos implícitos le plantea
100
Revisar, por ejemplo: ARISTÓTELES (1998) V, 3, 1014b, pp. 16 ss.
101
Para una crítica de la metafísica que sostiene el concepto alexiano de dignidad, revisar SODERO (2017) pp. 93 ss.
102
Confrontar, por ejemplo: FINNIS (2004) pp. 176-180.
103
Revisar, por ejemplo: KAUFMANN (2007) pp. 43 ss.
104
Ver CHÁVEZ-FERNÁNDEZ POSTIGO y VALDIVIA AGUILAR (2016) pp. 68 ss.
105
Confrontar TRUJILLO (2005) pp. 234-235.
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (San José, 22 de noviembre de 1969).
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE (1980).
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993).
CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL del Perú, Ley N° 28237 (2004).
ABSTRACT: Price has an undeniable importance for market operators. Changes operated
in the legal environment may have an unanticipated impact on prices; therefore, regulators
must be cautious when designing legal tools to assess the adequacy to legality of pricing prac-
tices, that is, when evaluating whether a given price is to be regarded as ‘fair’.This paper finds
that, from all the branches of a legal system, it is for tax law and competition law to have the
highest impact on prices when monitoring the fairness of prices charged by enterprises op-
erating in the market. By conducting a comparative analysis on the mechanisms used by the
administrative authorities active in both branches of law it identifies the synergies that, tran-
scending the divergences, lead one of the branches to learn from the experience of the other.
RESUMEN: La importancia del precio es indudable para los operadores del mercado. Ade-
más, los cambios que se llevan a cabo en un ordenamiento jurídico pueden conllevar un
impacto inesperado en los precios; por lo tanto, los reguladores deben ser especialmente
cautelosos cuando diseñan herramientas legales para evaluar la adecuación a la legalidad de
las prácticas de fijación de precios. Este estudio demuestra que de todas las ramas del ordena-
miento jurídico son el Derecho de la competencia y el Derecho fiscal las que tienen un ma-
yor impacto sobre los precios que las empresas fijan en los mercados en los que operan. Por
medio de un análisis comparativo de los mecanismos empleados por las autoridades adminis-
trativas de cada rama identifica las sinergias que favorecen que una aprenda de la experiencia
de la otra en materia de evaluación de precios injustos1.
*
Doctora en Derecho por la Universidad de Deusto, noemi.angulo@deusto.es.
**
Investigadora en formación de la Universidad de Deusto, amaya.angulogarzaro@gmail.com.
1
For all, TURINA AND ZINGALES (2009) p. 2.
I. INTRODUCTION
The importance of price for market operators is beyond any doubt: it represents
marketers’ assessment of the value customers see in a product or service, contributing to
show how customers perceive the product or service2. It is determined by what a buyer
is willing to pay, a seller is willing to accept and competition is allowing to be charged.
In this sense, it becomes of major importance the influence on prices of changes in the
legal environment.
From all the branches of a legal system, it is for tax law and for competition law to
have the highest impact on price through their monitoring over fairness of prices charged
by enterprises active in the market. Regulators from both branches have the task of design-
ing comprehensive tools when looking for the convergence between economic analysis and
adequacy to legality of a given practice: competition and tax authorities must use complex
economic concepts in order to analyze whether the price established by enterprises com-
plies with the legal standard that allows it to be regarded as ‘fair’.
We are going to conduct a comparative analysis of the intersections between tax law
and competition law in the area of public economic policy broadly named as “price-based
analysis”3. We will analyze to what extent two differentiated branches of law –competition
and tax– are, indeed, closely related and, transcending the divergences (II.), we will focus
on the strong existing synergies (III.) which will allow us to catch sight of the solutions to
potential weaknesses that may affect one branch but not the other, in order to reflect on
the applicability of the response given by the ‘uninfected’ branch.
While comparative studies are typically intended to analyze the rivalries and connec-
tion points between legal models of different territories, we are aiming at comparing two
specialized branches of a single legal order. Are they comparable? To answer that question,
it must be borne in mind that, it has already been proved a link between competition law
and tax law: they are the only branches that exert the highest potential influence on price
through their policies, affecting the behavior of market operators. The core endeavor will
thus consist of looking for the horizontal cross-pollination of solutions that used by one
branch can also be satisfactorily applied by the other one.
II. DIVERGENCES
Whereas the study of the existing synergies will typically result in a clearer indication
of the comparability of two notions, it must be borne in mind that even the divergences
are to be viewed as indicators of the referred comparability – only notions that have some
degree of comparability can be submitted to an analysis of their divergences, otherwise, in
the absence of any resemblance, no comparison –be it positive (synergies) or negative (di-
vergences)– could be operated.
2
PERNER (2014).
3
TURINA AND ZINGALES (2009) p. 2.
4
EUROPEAN COMMISSION (2014).
5
Transfer pricing relies on the differences in national income tax rates applicable to associated enterprises:
multinationals will use their transfer prices to shift profits from high-tax jurisdictions to low-tax jurisdictions.
GRESIK (2009) p. 9.
6
The definition of the relevant market is the first step in the evaluation of an anticompetitive practice to assess
if it has an appreciable effect on competition, in RITTER AND BRAUN (2004) p. 24.
7
Defining the market, the boundaries of competition between the parties directly concerned and between the
parties and third parties –actual or potential competitors, customers, suppliers– are set, as explained in RITTER
AND BRAUN (2004) p. 24.
8
It is not in itself illegal for an enterprise to be in a dominant position, but such enterprise has a special re-
sponsibility not to allow its conduct to “impair genuine undistorted competition on the common market”,
Communication from the Commission – Guidance (2009) § 1.
are ‘too low’9. While both are exclusionary conducts10, excessive prices are, in addition,
exploitative, existing no reasonable relation between the price and the economic value of
the product11, as determined by a twofold test: (i) the price-cost margin is excessive and
(ii) the price imposed is either unfair in itself or when compared to competing products12.
A higher price is unfair if it is solely caused by a mere lack of competition13: dominance is
attained in a market either before competition was introduced or before the existence of an
effective enforcement by the competition authority14. In this sense, when it comes to exces-
sive pricing, apart from the twofold test, a second question must be answered: how much
deviation from the benchmark is allowed?15 On the contrary, in the case of predatory pric-
ing the question rests in whether the price is lower than the relevant cost benchmark16 –the
dominant firm deliberately incurs in losses or sacrifices profits in the short term in order to
exclude competitors and strengthen its market power–.
9
AKMAN AND GARROD (2010) pp. 1-2.
10
Inside price-based “exclusionary conducts” we find specific forms of conducts such as predation, exces-
sive pricing or exclusive dealing, which will imply an intervention of the Commission as long as they mean
an anti-competitive foreclosure of competitors considered to be as efficient as the dominant enterprise,
Communication from the Commission – Guidance (2009) § 23.
11
ECJ, 27/76, United Brands v Commission, § 250.
12
ECJ, 27/76, United Brands v Commission, §§ 251-252.
13
What matters is the protection of an effective competitive process by ensuring that dominant firms do
not exclude their competitors by other means than competing on the merits, Communication from the
Commission - Guidance (2009) § 6.
14
AKMAN AND GARROD (2010) pp. 2-5.
15
How much the price is allowed to exceed the cost level respectively the average cost of capital, OECD
(2011) p. 4.
16
ECJ, C-62/86, AKZO Chemie vs. Commission, § 72: “prices below average total costs –fixed costs plus vari-
able costs– […] can drive from the market undertakings which are perhaps as efficient as the dominant under-
taking but which […] are incapable of withstanding the competition waged against them”.
17
By manipulating transfer prices multinationals change the relative tax burden that they have to face in their
different countries of operation. They may also reduce their worldwide tax payments. SWENSON (2001) p. 8.
Consequently, not all the companies operating in a given market will have at their disposal
the opportunity of pricing anticompetitively. Instead, only dominant companies will be in
a position to hinder the competition in the market through exclusionary pricing practices
–be them excessive or predatory–.
18
Communication from the Commission SEC (2007) 246 (2007) § 13.
19
We should acknowledge that the advantage of APAs is that they provide taxpayers with certainty about
the fiscal burden of their transactions. Nevertheless, being practical, if we accept that multinationals use tax
engineering to reduce their taxes to the minimum, it may not seem insane to point out that taxpayers seek the
highest certainty –through APAs in this case– for the sake of accurate tax engineering. It is not certainty for the
pleasure of being certain. Certainty on transfer prices’ admissibility by tax authorities is just the means to safely
make their calculations when looking for the best alternative to conduct their transactions.
Dispute avoidance becomes of particular relevance if we bear in mind the fact that
transfer pricing related disputes do not only involve the taxpayer and a single tax admin-
istration. They frequently lead to double taxation and, hence, to the necessity for the tax
administrations involved to relieve this double tax20. Moreover, apart from the above men-
tioned ex ante certainty concerning the transfer pricing methodology, APAs simplify and
prevent costly and time-consuming tax examinations into the transactions included in the
APA, leading to important savings, what is of major importance in order to achieve a prop-
erly functioning internal market21.
The main concern is the possibility for multinationals to dispose, together with tax
authorities, of the outcome of the disputes that may arise in relation to transfer prices. As
it is a jointly agreed outcome, multinationals may concentrate their efforts on agreeing a
mutually satisfactory transactional APA. It is not a mere application by tax authorities of
the legal standards set forth by the legislative power. The added value of APAs lies on their
conventional nature. In fact, they start with the taxpayers’ decision to request an APA and
they require formal agreement between the tax administrations involved in order to guar-
antee requesting taxpayers certainty over the tax treatment of the transactions22.
20
Communication from the Commission SEC (2007) 246 (2007) § 3.
21
Resolution of the Council (2006) Recital 6.
22
Communication from the Commission SEC (2007) 246 (2007) § 21.
23
Commission Regulation 773/2004, Article 2.1.
24
Council Regulation 1/2003, Article 9.1.
25
WILS (2006) p. 8.
26
Council Regulation 1/2003, Recital 13.
27
WILS (2006) p. 11.
with the commitment makes such practice compatible with Article 102 TFUE; it rather
implies that the Commission must either have considered that the practice would no lon-
ger constitute an infringement, or it must have conclude that further action against the
remaining infringement would not have fitted in its enforcement priorities28. Indeed, the
Commission counts on a prerogative to decide what infringements it chooses to pursue29,
depending on its enforcement priorities30.
In conclusion, playful firms willing to set their prices on the edge of compliance
with EU competition law, deemed to keep an eye on the legislation, as well as on the in-
terpretation made of such legislation by the European Court of Justice (hereinafter, ECJ),
are not provided with the opportunity to conclude an ex ante agreement over the legality
of their future pricing strategies. It will be for the Commission to determine whether the
prices already set by the firms, due to their excessive character or to their predatory effect,
constitute an infringement of the 102 TFEU that is worth being pursued. Even so, those
firms may resort to their ability to reach an ex post (once the Commission has started
the proceedings) agreement in order to achieve a conventional termination instead of an
infringement decision.
III. SYNERGIES
3.1. ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATION: LOOKING FOR LEGAL CERTAINTY
Nowadays, due to the immense increase in transnational trade, there is a clear need
for legal certainty, which may be provided by an administrative simplification, both in rela-
tion to transfer pricing and in relation to excessive and predatory pricing. To pursue it, tax
and competition authorities can learn from each other: the solutions provided to problems
that, apparently, only affect one of the branches, can be applied by the other branch.
28
WILS (2006) p. 16.
29
ECJ, 247/87, Star Fruit Company SA v Commission, § 11. The ECJ has maintained this jurisprudence un-
altered, Court of First Instance (CFI), T-24/90, Automec v Commission, §§ 73-77 and 85, and, more recently,
ECJ, C-119/97, Ufex v Commission, §§ 87-88.
30
Commission Notice (2004) § 27.
31
OECD (2010) §§ 1-2 of the Preface.
32
OECD (2010) § 4 of the Preface.
33
OECD (2010) § 4 of the Preface.
Within the EU, as set forth in the Resolution of the Council on a code of conduct
on transfer pricing documentation34, transfer pricing needs to be viewed in the frame-
work of the OECD Transfer Pricing Guidelines35. Following the wording of the OECD
Guidelines, arm’s length principle is the transfer pricing standard that OECD member
countries have agreed should be used for tax purposes by multinational groups and tax
administrations36. Indeed, transfer prices set by non-independent associated enterprises for
their transactions have to be established in accordance with the arm’s length standard to be
considered fair37. This principle seeks to adjust profits by reference to the conditions that
would have been obtained between independent enterprises in comparable transactions
and comparable circumstances38.
To better understand why an administrative simplification is desirable, we should
make before a brief, but comprehensive, explanation on how tax administrations apply the
arm’s length standard. The OECD Guidelines make an exhaustive explanation on how tax
administrations are expected to apply arm’s length principle. In doing so, the OECD clar-
ifies that attention should be drawn to the nature of the transactions between non-inde-
pendent associated enterprises and, consequently, to whether the conditions thereof differ
from the conditions that would be obtained in comparable uncontrolled transactions39. In
short, by the use of arm’s length standard tax administrations try to ensure that they will
be able to tax corporate income generated within their respective territories40. In any case,
while we could assume that, in a non-tax world, managers would basically enter into arm’s
length transactions anyhow41, tax administrations should not automatically assume that
associated enterprises seek to manipulate their profits42 by not concluding at arm’s length
their related-party transactions. But, what criteria do tax authorities apply in order to iden-
tify the unfair nature of a pricing strategy when applying arm’s length principle?
Tax administrations seek for an efficient allocation of their resources when applying
the arm’s length principle43. The heart of such examinations will be constituted by a com-
parability analysis in line with which the tax administration concerned will make a com-
parison between conditions imposed between associated enterprises and those that would
34
Resolution of the Council (2006).
35
Resolution of the Council (2006) Preamble.
36
OECD (2010) § A.1.1. There exist other alternatives to arm’s length standard, such as the global formulary
apportionment (a formula predetermined for all taxpayers is used to allocate profits), but OECD member
countries have considered none of it as a realistic alternative to the arm’s length principle since, among other
reasons, they do not prevent from double taxation and they tax on a consolidated basis, abandoning the sep-
arate entity approach and obviating relevant factors that may play a significant role when dividing profits be-
tween enterprises of the same multinational group in different tax jurisdictions.
37
OECD Convention, Article 9.1.
38
Members of the same multinational are treated as separate entities, rather than as inseparable parts of a sin-
gle unified business, as explained in OECD (2010) § B.1.
39
OECD (2010) § B.1.6.
40
SCHÖN (2011) p. 2.
41
SCHÖN (2011) p. 3.
42
OECD (2010) p. 31.
43
OECD (2010) § A.1.5.
have been made between independent entities, and a determination of the profits that
would have been accrued at arm’s length44.
As the comparability analysis is aimed at selecting the most appropriate transfer pric-
ing method and applying it45, it has to maintain a linkage among its various steps: a) the
preliminary analysis of the conditions of the controlled transaction; b) the selection of the
transfer pricing method, through the identification of potential comparables; c) the con-
clusion about whether the controlled transactions being examined are consistent with the
arm’s length principle46.
Tax administration’s endeavor is to obtain sufficiently comparable information to
carry out the above mentioned comparability analysis. Once obtained, the tax admin-
istration will have to judge it adequately, taking into consideration how independent
enterprises would evaluate potential transactions47 and, eventually, making the necessary
adjustments to achieve comparability48. Nevertheless, information, when accessible, may
be incomplete or difficult to interpret. It may also be the case that the information cannot
be obtained due to its unknown location, to confidentiality concerns, or that it simply does
not exist. Finally, it should be acknowledged the possibility that there may not be any com-
parable independent enterprise49.
Tax administrations, when compelled to make adjustments to improve the reliability
of their comparability analysis50, they will first take into account several comparability fac-
tors in order to establish the degree of actual comparability. Those comparability factors in-
clude the characteristics of the property or services transferred, the functions performed by
the parties (taking into account assets used and risks assumed), the contractual terms, the
economic circumstances of the parties, and the business strategies pursued by the parties51.
In any case, the importance of any missing piece of information (whether it is incomplete,
difficult to interpret, unobtainable or inexistent) on possible comparables will be evaluated
taking into account the nature of the controlled transaction and the transfer pricing meth-
od adopted52.
44
OECD (2010) § B.1.7.
45
However, in this section we will not tackle the specificities of each of the transfer pricing method; instead,
we will just give some hints on the different transfer pricing methods among which the tax administration se-
lects the most appropriate one in order for the reader to have the complete picture of tax administrations’ task
when it comes to transfer pricing.
46
OECD (2010) § A.3.1.
47
Independent enterprises will enter in a certain transaction if, after comparing it to other options realistically
available to them, they see no other alternative clearly more attractive or they do not consider that there exist
any difference between the options that would significantly affect their value, OECD (2010) §§ D.1.33-35.
48
Comparability adjustments will be made to improve the reliability of the comparison when there exist
differences between the situations compared that could materially affect such comparison, OECD (2010) §
D.1.34-35.
49
OECD (2010) § B.1.13.
50
OECD (2010) § D.2.
51
OECD (2010) § D.1.36-37.
52
OECD (2010) § D.1.2.
Comparability adjustments aim the effect of any existing difference among the situ-
ations being compared, as for example, differences that may arise from the use of different
accounting practices or differences in capital, functions, assets or risks. The purpose of the
adjustments is thus to increase the reliability of the results; therefore, they will be consid-
ered only if they sooth the differences that have a material effect on the comparison. As a
consequence, it may be regarded as a sign of the low degree of comparability the need to
perform numerous or substantial adjustments to key comparability factors. In fact, it may
be the case that there is a plurality of comparable transactions; thus, when possible, the
degree of comparability will play a selective factor that will eliminate those uncontrolled
transactions that have a lesser degree of comparability.
To sum up, identifying whether certain prices set by non-independent associated
enterprises for their transactions have been established at arm’s length implies a case by
case analysis. While a process can be clearly identified (analysis of the conditions of the
controlled transaction, identification of potential comparables in order to select the most
appropriate transfer pricing method and conclusion about whether the controlled transac-
tions are consistent with the arm’s length principle), tax administrations will not be able to
count on an unaltered systematical application of such process, since, at each stage, the tax
administration concerned may be obliged to adjust the process to reality depending on the
outcome of the previous stage, which in turn vary depending on the circumstances of each
individual case.
However, when, despite a conscientious effort to satisfactorily apply the arm’s length
principle, two or more tax administrations take different positions in determining arm’s
length conditions, double taxation is likely to occur. In this case, as we have anticipated,
tax administrations, if they intend both to attract foreign investments and to facilitate
the movement of capitals, may prevent double or multiple taxation when claiming for
their right to tax the profits of a taxpayer based upon income and expenses that can be
reasonable expected to arise within their territory. But it is unavoidable: transfer pricing
disputes may arise not only between taxpayers and their administrations, but also between
different tax administrations. Therefore, it does not come as a surprise the existence of
diverse administrative procedures, conceived to minimize transfer pricing disputes and
to help resolve controversies that have actually arisen either between taxpayers and their
administrations or between tax administrations themselves. Among these administrative
procedures, we find the mutual agreement procedure (Article 25 of the OECD Model Tax
Convention), the corresponding adjustments, the use of simultaneous tax examinations53,
the development of safe harbors for certain taxpayers, and the APAs, already explained in
the previous section, applicable to specified controlled transactions54.
53
Simultaneous tax examinations are a form of mutual assistance that allows various countries to cooperate in
tax investigations.
54
Although we will not study them in depth for the reasons explained in the following footnote, it is worth
noting that they are intended to supplement what we are analyzing in this subsection: the traditional admin-
istrative mechanism, as well as judicial and treaty mechanisms. Moreover, they can be conducted under the
mutual agreement procedure.
At this stage of the study, we will develop the first two methods, which are closely
related as they are both used by concerned administrations to mitigate or eliminate double
taxation by their cooperative interaction on the application of transfer price adjustments.
Then, we will jump into a brief commentary on the improvements in terms of administra-
tive simplification due to the establishment of safe harbors55.
In line with Article 25 of the OECD Convention, when a dispute arises over the
application of a transfer price adjustment that has led to a double taxation concern, tax au-
thorities have the obligation to resort, at request of the individual concerned, to a mutual
agreement procedure in order to try to solve it56. In fact, competent authorities are intend-
ed to use the referred Article 25 to solve problems of both juridical and economic double
taxation arising from transfer pricing adjustments57.
Another option for tax administrations to eliminate double taxation concerns in
transfer pricing cases is to apply the corresponding adjustments. Such adjustments may be,
in practice, set as part of the mutual agreement procedure, since, competent authorities
will, when necessary, consult each other to consider corresponding adjustment requests.
In such a case, tax administrations will seek for a consistent allocation of profits in order
to mitigate or, if possible, eliminate double taxation. In view of maintaining the fiscal
sovereignty of each country, under no circumstances will corresponding adjustments be
mandatory for neither of the tax administrations; otherwise, it would entitle the acceptance
of the potential consequences of an arbitrary or capricious adjustment imposed by another
tax administration58, but, as a consequence, there is a high likeliness for the emergence of
double taxation concerns.
The main weakness of both procedures is the lack of sufficient safeguards as to ef-
ficiently prevent double taxation. No matter the application of the procedures, double
taxation may occur. However, such weakness has been somehow overcome through the
introduction of the resort to arbitration if within two years there are still unresolved issues
that prevent tax authorities from reaching a mutual agreement.
Finally, as we had announced, we will deal with the provision of safe harbors by tax
administrations. Safe harbors are a set of rules under which transfer prices would be au-
tomatically accepted. The specific administrative requirements of a safe harbor may vary
55
In this subsection we will just cope with those procedures conducted by tax administrations (unilaterally
or cooperatively), without entering into a repeated analysis of those procedures that leave a scope for a trans-
actional outcome between tax administration(s) and taxpayers (APAs) because in those procedures the ability
of taxpayers to reach an agreement will decisively influence the qualification of transfer prices. We just aim
at comparing, both in tax law and in competition law, tax administrations’ task to define the nature of prices
when the decision on the unfair nature is taken by them on their own or on equal foot with another tax admin-
istration, without any intervention on the side of the taxpayer.
56
Tax administrations will be compelled to solve the problem as long as there is an arbitration clause included
in the bilateral or multilateral convention of reference similar to the one of paragraph 5 of Article 25 of the
OECD Model Tax Convention. This paragraph leaves a period of two years for the tax administrations to solve
the problem. In the absence of an agreement, unresolved issues will be submitted, at request of the person who
presented the case, to arbitration.
57
OECD (2010) § C.1.4.30.
58
OECD (2010) § C.1.4.32-39.
from a total relief of targeted taxpayers to the obligation to comply with various procedural
rules as a condition for qualifying for the safe harbor. From the perspective of tax admin-
istrations, the main advantage of setting safe harbors is the relief of administrative burden
that it provides: there would be a minimal examination by tax authorities with respect to
transfer prices of controlled transactions among taxpayers who have been considered to be
able to apply the safe harbors. Consequently, tax administrations would be able to design
a more efficient allocation of their resources, by focusing on other transactions and taxpay-
ers. Needless to mention the benefits for taxpayers, such as compliance simplicity and a
‘theoretical’ certainty. On one hand, taxpayers would know in advance the range of prices
or profit ranges where their corporations should fall to qualify for the safe harbor; on the
other hand, they would have the assurance that they would not be subject to a further au-
dit or reassessment in connection with their transfer prices59.
However, such a precious contribution to administrative simplification has a price,
and, in this case, the use of safe harbors raises numerous concerns in relation, precisely, to
their possible incompatibility with the arm’s length principle. OECD Guidelines clearly
explain that, under a safe harbor, taxpayers may merely apply a simplified transfer pricing
method, not being required to follow, or even have, a specific pricing method60. Such sim-
plified method, logically, may not always correspond to the most appropriate method with
reference to the facts of the taxpayer under the regular transfer pricing provisions. Thus, it
could be viewed as inconsistent with the arm’s length principle61. Even if we assumed that
the simplified method imposed under a specific safe harbor is appropriate to the facts of a
case, the application of such safe harbor would imply the sacrifice of accuracy in reporting
the transfer prices since they will be established by reference to a standard target rather
than to the individual facts of the transaction. In addition, one of the claimed benefits for
taxpayers, the certainty, remains illusive. As long as tax administrations retain the ability to
verify any aspect of taxpayer’s income tax self-assessment, certainty will not be absolutely
guaranteed. The introduction of a safe harbor is no more than a surrender of the tax ad-
ministration’s discretionary power in favor of automatic rules, but it does not mean the
rejection by the tax administration of its power to review the accuracy of the taxpayer’s
self-assessed tax liability and its basis62.
The only adequate solution would be that tax administrations take the burden of
setting accurate safe harbor parameters through a continuous analysis of prices and pric-
ing development in order to fit, if not exactly, almost, the varying circumstances of firms.
Notwithstanding, this would impose such a workload on the administration that it would
hamper one of the objectives of safe harbors: administrative simplicity.
59
OECD (2010) § E.3.4.97-101.
60
Two distinct set of rules would be applicable: a) a set of rules requiring conformity of prices with the arm’s
length principle; and b) another set of rules, applicable to enterprises qualified for safe harbors, requiring con-
formity with a simplified set of conditions that may not necessarily be the most appropriate one in relation to
the facts and circumstances of the taxpayer.
61
OECD (2010) § E.4.4.105.
62
OECD (2010) § E.5.4.121.
To sum up, if we balance the benefits of safe harbors –compliance simplicity for tax-
payers and relief from administrative burden for tax administrations– with the wide range
of concerns that they raise, we conclude that, even if the path opened by the use of safe
harbors implied the placement of the first stone in the search for certainty through admin-
istrative simplification, nowadays there are other alternative administrative practices that,
being more respectful with the arm’s length principle, may achieve the same objectives –
i.e., the establishment of more flexible administrative practices for small taxpayers.
As for Competition law, the Commission has clearly stated that its aim is to protect
an effective competitive process within the fold of the internal market. In line with the
search for such effective competitive process, competitors willing to stay in the market
should provide consumers with their best in terms of price, choice, quality and innova-
tion. On one side, competitors who deliver less to consumers in those terms may well find
themselves leaving the market; on the other side, directly exploitative conducts, such as
excessively high prices, may also trigger the intervention of the Commission. Generally,
vigorous price competition is beneficial to consumers. Even if there is a dominant firm in
the market, its pricing conduct may have no adverse impact on effective competition, pro-
vided that an equally efficient competitor could compete effectively. Consequently, in the
absence of any damage cause to effective competition, no harm would be caused to stake-
holders and, therefore, the Commission would refuse to intervene.
To analyze the unfair nature of price-based exclusionary conducts, the Commission
will measure the likeliness for competitors to benefit, in the absence of a so-perceived abu-
sive practice, from demand-related advantages63. Indeed, such advantages constitute an
essential pillar for the enterprise in its unending endeavor to find the best alternative to
enhance efficiency.
With regard to excessive pricing, an excessive price is aimed at exploiting consum-
ers, rather than at excluding competitors from the market64. However, it must be noted
that the difficulty to assess excessive prices65 has led the European authorities (both the
Commission and the EU courts: the European General Court and the European Court of
Justice) to only find excessive pricing conducts in two cases: British Leyland v. Commission 66
and Commission Decision Deutsche Post AG 67.
The Commission, making express reference to “excessively high prices” has clearly
stated that it may decide to intervene in order to ensure the protection of consumers and
63
Communication from the Commission – Guidance (2009) § 24.
64
As explained in HOU (2011) p. 47, it is this purpose of exploiting consumers what makes excessive pricing
different from other conducts such as a disguised refusal to supply or a variant of price squeezes. The latters are
aimed at excluding competitors, instead of consumers.
65
There are two opposite arguments towards the adequacy of intervening in relation to excessive pricing
practices: interventionist vs. non-interventionist. The interventionists keep a cautious attitude, caused by the
doubts cast by most economists on the viability of excessive prices in the long term. In any case, excessive prices
will be likely to sustain as long as there exist “high and non-transitory entry barriers”. HOU (2011) p. 51.
66
ECJ, 226/84, British Leyland v. Commission.
67
Commission Decision COMP/C-1/36915, Deutsche Post AG.
the proper functioning of the internal market68. However, this clearly interventionist ap-
proach of the Commission, in accordance to the literature, does not imply an automatic
intervention of the competition authorities in all the cases related to excessive pricing.
Instead, the prohibition of excessive pricing should be initiated only in exceptional circum-
stances69. In short, three cumulative conditions must be met in order for competition au-
thorities to intervene: (1) there must be high and lasting entry barriers70; (2) the infringer
must have a super dominant market position71; and (3) the Commission must take great
care when intervening in excessive cases where there are sector-specific regulators in place72.
The ECJ defined first the analytical framework for the assessment of excessive pric-
es in United Brands. That analytical framework contains different methods to determine
whether prices are excessive73: (a) make a comparison between the selling price of the
product in question and its cost of production –it will disclose the amount of the profit
margin–; (b) analyze first if the difference between the costs actually incurred and the price
actually charged is excessive and, in the affirmative, if an excessive price, in itself or when
compared to competing products, has been imposed74; and (c) any other way to determine
whether the price is unfair75.
As for the third method, no alternative ways have been suggested so far; therefore,
nowadays the Commission may count, in theory, on the two remaining methods. But,
in practice, both the Commission and the European courts have resorted to the second
method. Two steps compose this second method: first, the Commission evaluates the
profit margin –i.e. selling price minus cost of production–. If the profit margin is consid-
ered excessive, it goes to the second step, which, in its turn, has two parallel prongs: the
price is either unfair in itself or it is unfair in comparison to competing products. One of
the hardest tasks of competition authorities when assessing the excessiveness of the profit
margin –first step– is the cost calculation. In fact, although the ECJ has not provided an
68
Communication from the Commission – Guidance (2009) § 7.
69
HOU (2011) pp. 51-56.
70
No intervention is needed when the entry barriers are low, since, without the protection of high entry bar-
riers, excessive prices are not sustainable under the threat of an easy potential entry. However, when high and
lasting entry barriers exist –be them structural (natural monopoly) or legal–, they can effectively prevent poten-
tial competitors from entering the market, at least in a reasonable period. In that case, an antitrust intervention
is justified.
71
According to some scholars, more than a normal dominance is required, HOU (2011) p. 54. In any case, the
presence of competitors in a certain market does not preclude excessive pricing conducts; thus, as long as the
dominant company has a relatively overwhelming market power in comparison with its competitors and there
are barriers to expansion, excessive prices may succeed.
72
National sector-specific regulators are better equipped than competition authorities in price regula-
tion. Whereas, in theory, there is no legal support for this statement, at least at EU level, in practice, the
Commission has showed its courtesy to national regulatory authorities by passing them on cases initially
opened by the Commission itself.
73
LAMALLE et al. (2004) pp. 40-41, when commenting on two decisions from the Commission that rejected
the existence of excessive pricing in the port sector in application of the methods set forth in United Brands by
the ECJ.
74
LAMALLE et al. (2004) §§ 251-252.
75
LAMALLE et al. (2004) § 253.
ultimate solution for cost calculation, it has conceded the inclusion of a discretionary ap-
portionment of indirect costs and general expenditure in order to work out productions
costs76. In addition, the Commission may require the company concerned to provide cost
related data, but if it casts doubt on the accuracy of such information it will conduct its
own calculation.
Once the costs have been adequately measured, the Commission assesses whether
the profit margin is appropriate –not excessive– and, therefore, the price is fair. Unfor-
tunately, both the Commission and the EU courts have refused to set a threshold above
which profits may be regarded as excessive, and they have preferred to establish a second
step on the excessiveness analysis. The Commission has to determine whether the prices
charged are unfair, either in themselves or when compared to those imposed by competi-
tors –by benchmarking–. In fact, by the need to conduct this second step of the assessment
on the unfair nature of a price, the Commission acknowledges the possibility that even if
the profit margin achieved by the dominant firm is high –or excessive–, the price may not
necessarily be abusive. When it comes to determining the abusive nature of a price in itself,
the hardness lies in the discovery of the economic value of the product concerned. This
economic value would be ultimately compared with the price. Thus, the economic value
has to be estimated based on a cost-plus framework that takes into account the costs of
production and the non-cost-related factors77.
As for the determination of the abusive nature by benchmarking, up to date the
Commission and the EU courts have applied various benchmarks, which can be classi-
fied as follows: historical prices benchmark78, geographical benchmark79 and competitors
benchmark80. If the benchmarks are taken from the same relevant market –dominant firm’s
past prices for the same product; dominant firm’s current price for other products in the
same market; or dominant firm’s competitors’ prices in the same relevant market–, the data
provided is more reliable because products from the same relevant market share a greater
number of characteristics, and, thus, the comparison is more robust81. However, practice
shows that sometimes, due to the absence of comparables, it is not possible to find an
ideal benchmark.
In respect of predatory pricing, the dominant firm deliberately incurs in losses or
sacrifices profits in the short term with the aim of excluding one or more of its actual or
potential competitors in order to strengthen or maintain its market power. It may also be
76
LAMALLE et al. (2004) § 254.
77
The Commission has refused to use a simple cost-plus approach that obviates non-cost-related factors, such
as the demand-side aspects of the product or service. Thus, higher prices may be explained by customers’ will-
ingness to pay more.
78
The dominant firm’s past price for the same product.
79
The dominant firm’s current price for other products in the same relevant market –different product, same
market–; the dominant firm’s prices of the same product in other geographic market –same product, different
market–; and the dominant firm’s prices of related products in other markets –related products, different market–.
80
The dominant firm’s competitors’ prices in the same relevant market; the dominant firm’s; and other firms’
prices of comparable products in other markets –comparable products, other markets–.
81
HOU (2011) pp. 63-64.
the case that the dominant firm, thanks to its dominance in a given market, exerts an influ-
ence on a related secondary market, on which it is not yet dominant, and, using the profits
gained in the dominated market, it cross-subsidize its activities in the secondary market
and threatens to eliminate effective competition in that other market82.
The Commission requires sufficiently reliable data on cost and sales prices in order
to examine if the dominant firm is engaging in below-cost pricing. In the absence of such
data, the Commission may use the cost data of competitors or other comparable reliable
data83. If sufficient reliable data is available, the Commission will conduct an assessment to
determine whether the dominant firm’s below-pricing is capable of harming consumers by
reducing the likeliness that competitors will vigorously compete or by deterring the entry
of potential competitors84.
The Commission will assess whether the dominant firm incurred losses that could
have been avoided. In doing so, the Commission is likely to use the Average Avoidable
Cost (AAC) as the cost benchmark. It is the average of the costs that could have been
avoided if the company had not produced a discrete amount of (extra) output. Failure to
cover AAC indicates a sacrifice of profits by the dominant firm in the short term. There-
fore, an equally efficient competitor may not be able to serve the targeted customers with-
out incurring a loss85. Additionally, the Commission may also analyze whether a reasonable
alternative conduct could have existed. It may not compare the actual conduct that led the
dominant firm to incur avoidable losses with more theoretically profitable alternatives; it
will only take into account economically rational and practicable alternatives that can real-
istically be expected to be more profitable86.
The vast number of difficulties and uncertainties encountered in all the steps when
assessing the unfairness of prices set by a dominant firm forces us to conclude that there
is still a long way in terms of legal certainty for competition authorities to walk. The
uniqueness of each case hardens the settlement of a single method applicable under all cir-
cumstances, and practice shows that competition authorities are bound by the existence of
valid comparable.
If we make a comparison between the methods applied by public authorities of both
branches, the main strength in terms of legal certainty when it comes to the identification of
unfair prices is on the side of the tax authorities. The OECD Guidelines devote a whole sec-
tion to discuss all the variables that may occur, depending on the transfer pricing methodol-
ogy adopted. Moreover, they go even deeper, making reference to the adjustments required
to restore comparability. Therefore, due to the analytical structure of the guidelines, tax
administrations confine themselves to an inductive reasoning to conclude if the transactions
have been made at arm’s length. Competition authorities, on their part, lack such a consis-
82
Communication from the Commission – Guidance (2009) §§ 63-65.
83
Communication from the Commission – Guidance (2009) § 25.
84
It is not necessary that competitors exit the market –it is sufficient that the dominant firm deters potential
competitors from entering the market or that it has actual competitors follow its pricing, preventing a decline in
prices that would otherwise have occurred, Communication from the Commission– Guidance (2009) §§ 69-71.
85
Communication from the Commission – Guidance (2009) § 26.
86
Communication from the Commission – Guidance (2009) § 65.
tent evaluation standard, leaving up to the Commission the decision on the best alternative
in terms of comparability to conduct its assessment on the fairness of the prices. In fact, the
approach adopted is more theoretical. To a great extent, the development of an analytically
structured instrument such as the OECD Transfer Pricing Guidelines would provide with a
higher degree of certainty and it would result in the so desired administrative simplification.
Additionally, the adoption of soft law instruments is not alien to competition law.
87
The existence of the alleged infringement has to be performed to the required legal standard, in line with the
Recital 5 of Council Regulation 1/2003.
88
Article 6.2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) and
Article 48.1 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000).
89
Directive 2006/46/EC, Recital 6.
90
The standard of proof is “the requirements which must be satisfied for facts to be regarded as proven”,
Opinion of the AG Kokott in C-97/08, Akzo Nobel v. Commission, footnote 64.
basis of common experience91. Thus, it is for dominant companies alleged to have set ex-
clusionary prices to contradict those prima facie conclusions, adducing cogent evidence to
the contrary92, prior to consideration of the objective burden of proof. Consequently, as set
forth in the Regulation Nº 1/2003, it is for the company invoking the benefit of a defense
against a finding of an infringement to demonstrate that the legal conditions for applying
such defense are satisfied93. In conclusion, according to those principles, while the legal
burden of proof is borne by the Commission, the factual evidence on which it relies may
be of such a kind as to require the so-perceived infringing company to provide an explana-
tion or justification94. It will be in the absence of such justification that it will be permissi-
ble to conclude that the burden of proof has been discharged95.
In order to justify its conduct, the dominant firm can either demonstrate that its con-
duct is objectively necessary or that it generates efficiencies that outweigh any anticompeti-
tive effects on consumers96. The dominant firm is required, thus, to demonstrate, on the ba-
sis of verifiable evidence, that (1) the efficiencies have been, or are likely to be, realized as a
result of the conduct; (2) the conduct is indispensable to the realization of those efficiencies;
(3) the likely efficiencies outweigh any likely negative effects on competition and consumer
welfare in the market; and (4) the conduct does not eliminate effective competition97.
To conclude, the existence of almost universally accepted guidelines, such us OECD
ones on transfer pricing, on one hand, provides firms with a higher degree of legal certain-
ty, and, on the other hand, allows tax administrations to simplify the process to prove pric-
es of unfair nature, since they will just aim at applying the most appropriate transfer pric-
ing method in order to identify whether transactions have been made at arm’s length. By
an accurate interpretation and application of the transfer pricing method selected thanks to
carrying out a comparability analysis, tax administrations will prove the unfair nature of a
given pricing strategy. The development of soft law becomes, in this sense, a key factor.
However, the character of competition law has led judicial authorities to bend
towards the preferential use of hard law, in detriment of soft law instruments, vastly de-
veloped in the field of competition law98. Moreover, the uniqueness of each case, where
91
Opinion of the AG Kokott in C-97/08, Akzo Nobel v. Commission, § 72.
92
Opinion of the AG Kokott in C-8/08, T-Mobile, § 89; Opinion of the AG Kokott in C-97/08, Akzo Nobel
v. Commission, § 74. Also, Communication from the Commission - Guidance (2009) § 31.
93
Council Regulation 1/2003, Recital 5.
94
The AG Kokott, clearly defines the notion of burden of proof in his Opinions: “The burden of proof de-
termines, first, which party must put forward the facts and, where necessary, adduce the related evidence (sub-
jektive or formelle Beweislast, also known as the evidential burden); second, the allocation of that burden deter-
mines which party bears the risk of facts remaining unresolved or allegations unproven (objektive or materielle
Bewaislast)”.
95
ECJ, Joined Cases C-204/00, C-205/00, C-211/00, C-213/00, C-217/00 and C-219/00, Aalborg Portland v
Commission, § 79.
96
Communication from the Commission – Guidance (2009) §§ 28-31.
97
Communication from the Commission – Guidance (2009) § 30.
98
Traditionally, judicial authorities tend to rely on legally binding instruments. The reason is the absence of
normative value of soft law instruments. Also, they are not enacted following the procedurally legitimate pro-
cess, they are not subject to Article 263 TFEU (review of legislative acts, others than recommendations and
opinions) and the complicated terms in which they are drafted increases legal uncertainty. However, the lack of
the slightest detail can make two cases appearing to be factually identical differ in their
outcome, hardens the consecution of a definitive administrative simplification. Obviously,
a more procedurally complex process is not necessarily a synonym of a less legally certain
one. But when the administrative authority of reference –in this case, the Commission–
can based its standard of proof on an observation of ‘typical sequences of events’ –prima fa-
cie evidence–, the legal certainty is in practice overshadowed by the ability of the dominant
firm to prove, in a concrete case, that its pricing conduct, albeit exclusionary, provides the
market with efficiencies that could not be otherwise obtained. It is not a mere interpreta-
tion and application of a set of rules; it entitles an additional subjective appreciation of the
facts in the light of the considerations provided by the dominant firm to justify a conduct
that has been proved to be anticompetitive.
binding force does not imply that soft law instruments are deprived of legal effects. First, the Commission, as
it has unilaterally opted for limiting its own power and discretion, binds itself through the rules laid down in
those soft law instruments. And second, firms must be provided, to some extent, with the certainty that, when
acting in the market in accordance with the provisions contained in a soft law instrument, they are not going to
be held liable for conducting anticompetitive practices. Further, it must not be obviated the increasing number
of references to soft law in the judgments and orders of the European Courts and in the opinions of the AG, as
analyzed in STEFAN (2008) pp. 1-12.
99
In this research we are dealing with exclusionary pricing strategies carried out by a dominant firm –Article
102 TFUE–; therefore we are not going to cope with other cooperation tools such as the leniency program and
the settlement procedure, which may entitle a higher degree of cooperation but are aimed at enabling the de-
tection of secret agreements between competitors –Article 101 TFUE–.
petition rules companies should respect100. In fact, in relation to firms holding a dominant
position, they have a special responsibility not to engage in behavior that is considered
abusive101. Therefore, by the adoption of such strategies, the firms raise the awareness of
potential antitrust conflicts and disseminate adequate knowledge on how to avoid them at
all levels of the company102. In the end, if the compliance strategy happens to be efficient,
no administrative process will be needed, as the compliance strategy will simply prevent
any infringement from happening103.
100
EUROPEAN COMMISSION (2012).
101
ECJ, 322/81, Michelin v. Commission, § 57: “[F]inding that an undertaking has a dominant position is not
in itself a recrimination but simply means that, irrespective of the reasons for which it has such a dominant
position, the undertaking concerned has a special responsibility not to allow its conduct to impair genuine
undistorted competition on the common market” [emphasis added]. Also, ECJ, C-202/07 P, France Télécom v.
Commission, § 105.
102
EUROPEAN COMMISSION (2012) p. 16.
103
However, it must not be inferred that the mere existence of a compliance program will prevent the
Commission from intervening if an anticompetitive behavior is detected.
104
Commission Decision 2007/75/EC, Article 1.
105
In its first Decision, of 22 December 2006, the Commission set up the JTPF until 21 March 2011. In
2011, before the expiration of the Decision, the Commission adopted a second Decision, in order to set up a
new expert group EU JTFP for the continuation of the work of the forum.
106
Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associat-
ed enterprises, 90/436/EEC.
107
Proposal of the Commission (1976).
108
White Paper from the Commission to the European Council, COM(85)310 final.
109
As explained in VOEGELE AND FORSTER (2006), the political decision to adopt a convention form was based
on the collective hesitation to surrender a significant part of the Member States’ fiscal sovereignty: (1) a con-
vention only binds the Member States that have signed it –certain directives impose on all Member States the
obligation of their implementation in domestic law–; (2) the Convention is rules by international law –the
directives are ruled by EU law–; (3) the Commission is neither entitled nor obliged to supervise the correct and
timely implementation and compliance with the Convention’s mandates –unlike in the case of the directives–;
CONCLUSIONS
Tax law and competition law are the only branches of law that exert the highest
potential direct influence on price through their policies, affecting inevitably the behavior
of market operators. Both, through their policies, aim at achieving an ideal of market com-
petitiveness. They regulate the market, which has proved to be imperfect. When assessing
the unfair nature of firms’ pricing strategies, a horizontal cross-pollination of the solutions
provided by either of the branches can be inferred. As said, both branches pursue the same
and (4) it is not possible to submit to the adjudicative jurisdiction of the EU courts unless all Member States
submit to it –it is not presently the case–.
110
Resolution of the Council (2009).
111
EUROPEAN COMMISSION (2012) p. 9.
112
The Commission can impose fines as high as 10% of the firm’s annual worldwide turnover and it issues a
press release whenever it has made a finding of an illegal conduct and it has fined the firm involved, what turns
out to be bad press for the wrongdoer and it may have a detrimental impact on the reputation of the firm.
113
EUROPEAN COMMISSION (2012) p. 20.
114
The ignorance of the law will not shield them from the consequences of breaking it, but it must be admit-
ted that the awareness of the rules is a precondition for an effective adherence to them.
objective in relation to unfair prices: designing adequate policies to monitor the pricing
strategies of firms. It is clear that several divergences exist between both branches; however,
those divergences do not render impossible the cross-pollination of the solutions of one of
the branches for the problems of the other. Instead, the existence of divergences proves that
there is some degree of comparability, since, in the absence of any resemblance, no compar-
ison, be it positive –synergies– or negative –divergences–, could be operated.
The synergies outweigh the existing divergences between both branches. On one
side, there is an undeniable tendency towards an administrative simplification. On the oth-
er, cooperation between public authorities and private firms is deemed essential to reduce
the costs of resorting to an administrative procedure. The proceedings conducted either by
tax authorities or by competition authorities to qualify a price as unfair require an efficient
allocation of their resources. Competition and tax authorities must, at some stage of the
proceedings, conduct a comparability analysis. Therefore, it is crucial to obtain sufficiently
comparable information. Furthermore, the legal burden of proof is borne by the adminis-
trative authority that alleges the existence of an unfair price. Finally, authorities have en-
couraged firms to actively engage in the enforcement of the law, whether it is through their
participation in the JTPF and the subsequent proposition of pragmatic, non-legislative
solutions to the Commission, or it is through the adoption of compliance programs.
In any case, competition authorities lack a consistent evaluation standard compa-
rable to the OECD one on transfer pricing. The existence of almost universally accepted
guidelines, as OECD Guidelines, provides firms with a higher degree of certainty. More-
over, the absence of an initiative such as the JTPF does not permit the public-private sec-
tor cooperation to be as intense as it is in the tax law realm. Indeed, the Commission just
commits itself to facilitate key information to firms, but not to formally advise or approve
individual compliance programs.
CITED BIBLIOGRAPHY
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Working Paper 10/04. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1578181. Last con-
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EU competition rules (Publications Office of the European Union)
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consulted: 17 March 2014.
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competition authorities - A view from Europe”, Tilburg University Legal Studies
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GRESIK, Thomas A. (2007): Optimal separate accounting vs. optimal formula apportionment
(University of Notre Dame). Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1017821. Last
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Rome.
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profits of associated enterprises (1990), 90/436/EEC, Official Journal L 225.
Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000), Official Journal C 364/1.
Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the Member
States, meeting within the Council (2006), on a code of conduct on transfer pricing
documentation for associated enterprises in the European Union, Official Journal C
176/1.
Resolution of the Council of the EU and the representatives of the governments of the
Member States (2009), meeting within the Council, on a revised code of conduct for the
CASE LAW
ECJ, case 27/76, United Brands v Commission [1978] 00207.
ECJ, case 322/81, Michelin v Commission [1983] 03461.
ECJ, case C-62/86, AKZO Chemie vs. Commission [1991] I-3359.
ECJ, case 226/84, British Leyland v Commission [1986] 03263.
ECJ, case 247/87, Star Fruit v Commission [1989] 291.
ECJ, case C-119/97, Ufex v Commission [1999] I-1341.
ECJ, Joined Cases C-204/00, C-205/00, C-211/00, C-213/00, C-217/00 and C-219/00,
Aalborg Portland v Commission [2004] I-00123.
ECJ, case C-202/07 P, France Télécom SA v Commission [2009] I-02369.
CFI, case T-24/90, Automec v Commission [1992] II-2223.
Opinion of the AG Kokott in the case C-8/08, delivered on 19 February 2009, T-Mobile
[2009] I-04529.
Opinion of the AG Kokott in the case C-97/08, delivered on 23 April 2009, Akzo Nobel v
Commission [2009] I-08237.
Palabras clave: Fletamento, fletante, fletador, porteador, historia del derecho marítimo.
ABSTRACT: The obligations of the carrier under the charter agreement are analysed accord-
ing to the current Spanish Shipping Act 14/2014, of July 24. The aim is to demonstrate that
this recent Act has clear historical bases that would lead to a common European framework
in maritime agreements, if national policies were developed in this sense. We examine the
most relevant historical texts to support this hypothesis.
I. INTRODUCCIÓN
Llevamos cierto tiempo desarrollando una línea de investigación con el fin de de-
mostrar la existencia en el derecho histórico de unos principios comunes que podrían servir
para configurar un ordenamiento jurídico europeo único sobre contratos marítimos, ha-
biendo alcanzado conclusiones significativas al respecto1. Uno de los textos más recientes de
*
Doctora en Derecho. Profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones, Facultad de Derecho,
Universidad de Málaga. Dirección postal: Boulevard Louis Pasteur, Campus de Teatinos, 29010 Málaga,
España. Dirección electrónica: pzambrana@uma.es. Trabajo realizado en el Proyecto de Excelencia de la Junta
de Andalucía: Derecho Europeo uniforme de contratos marítimos: Fundamentos históricos. Implicaciones
medioambientales y económicas (P09-SEJ-4827) y, parcialmente, en el Proyecto VIP: Sistema integrado Voz-
texto para Intérpretes (FFI2016-75831. MINECO).
1
ZAMBRANA (2012) pp. 583-621; ZAMBRANA (2013); ZAMBRANA (2015) y ZAMBRANA (2016) pp. 233-270. No
pretendemos, en este momento, concretar principios comunes en materia de contratación mercantil, ya que
este sería el objetivo último del Proyecto de Investigación más amplio, antes referido, en el que se ubica este
trabajo que requiere una visión conjunta de todas las investigaciones alcanzadas en el seno del mismo y un
minucioso análisis de las conclusiones a las que se han llegado. Tratamos de dar un paso más en esta ambiciosa
línea de investigación.
2
Idéntica tendencia se observa en Francia con el CODE DES TRANSPORTS de 2010.
3
ASHBURNER (1909) pp. CLXXIX-CLXXXII.
4
Como ejemplo, podemos citar, entre otros muchos, los trabajos de WEDDERKOP (1757) pp. 68-87;
DESJARDINS (1882) pp. 399-720; LYON-CAEN Y RENAULT (1906-1916) Tomo V, pp. 482-698; GAY DE MONTELLÁ
(1920); SISTO (1927) pp. 163-175; CARLOMAGNO (1927) pp. 300-432; PERNOUD (1935) p. XIII; RUBIO (1953);
WERNER (1964) pp. 259-322; CHALARON (1967); GARCÍA (1978) pp. 235-256; PELÁEZ (1986) pp. 77-90;
PELÁEZ (2000) pp. 218-224; PELÁEZ (2012) pp. 473-493; FERNÁNDEZ-GUERRA (1989) pp. 365-379; FERNÁNDEZ-
GUERRA (1992a) pp. 117-157; FERNÁNDEZ-GUERRA (1992B); MORISSET (1996) o SIERRA (2002).
5
Ver LEY 14/2014, arts. 204, 205, 208 y 209.
6
LEY 14/2014, art. 203.
7
El maestre equivalía en la zona occidental al señor de la nave mediterráneo. GARCÍA (1989) p. 22. El nauchero se
identificaba con el piloto y con el magister navis del Derecho romano. LÓPEZ (1555) glosa naucheros ad PARTIDAS,
5, 9, 1, p. 53. Sobre el significado del término nautxer en el siglo XIII, ver OLIVER (1879) Tomo III, pp. 263-264.
En las Costumbres de Tortosa [seguimos la ed. de OLIVER (1881) Tomo IV], en ocasiones, aparecen nautxer y
senyor del leyn como sinónimos. COSTUMS DE TORTOSA, 2, 17, 1 y 2 [OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 97-98] y otras,
como figuras independientes. COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 20 [OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 454].
pudiendo adoptar las medidas de policía oportunas para mantener la seguridad)8, naviero,
armador9, fletante o transportista, entre otras denominaciones (terminología que utilizare-
mos de forma indistinta según la norma que analicemos, pero referida siempre a una de las
partes en el contrato)10. Como decíamos, vamos a examinar las obligaciones concretas que la
ley que nos ocupa impone al porteador como parte en el fletamento11 (teniendo siempre en
cuenta la autonomía de la voluntad reflejada en el contrato), intentando descubrir las coin-
cidencias con la regulación histórica que permitan hablar de un marco común, sin perder de
vista las distancias y las complejidades terminológicas marcadas por la diversidad geográfica
y temporal. Es precisamente dicha coincidencia entre las normas históricas consultadas y la
actual (que se demuestra a lo largo del trabajo) lo que evidencia la vinculación entre ambos
derechos, que además se justifica con el recurso a la fuente concreta que regula cada obliga-
ción. Por tanto, no se pretende sin más recopilar normas pretéritas, sino que se analizan los
textos propuestos y se pone de manifiesto la conexión con una ley vigente, radicando ahí la
novedad que permite alcanzar importantes resultados en la disciplina y significativos conoci-
mientos de carácter histórico, ya que no hay estudios similares.
8
LEY 14/2014, arts. 9.1, 33, 171, 176, 177, 182, 183, 184 y 186. Respecto al poder disciplinario del capi-
tán para mantener la seguridad y el orden en la nave en el derecho histórico, consultar RÔLES D’OLÉRON, 14
[ed. de PARDESSUS (1828) Tomo I, pp. 333-334]; PARTIDAS, 5, 9, 2; COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 18 [OLIVER
(1881) Tomo IV, p. 453]; ORDONNANCE 1681, 2, 1, 22 y 23 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 242. Ver
ZAMBRANA (2015) pp. 47-49.
9
LEY 14/2014, arts. 145 y 149. Véase LYON-CAEN Y RENAULT (1906-1916) Tomo V, pp 133-249.
10
Efectuamos precisiones terminológicas sobre los sujetos implicados en la aventura marítima en ZAMBRANA
(2013) pp. 47-63.
11
La LEY 14/2014 distingue entre porteador contractual y porteador efectivo, estableciendo la responsabilidad
solidaria de ambos (art. 278).
12
LEY 14/2014, art. 211. El buque tiene que tener “las condiciones fijadas” y su incumplimiento permite al fle-
tador exigir una indemnización y, además, resolver el contrato si se frustra “la finalidad perseguida al contratar”
(LEY 14/2014, art. 213).
13
LEY 14/2014, art. 214.
14
LEY 14/2014, art. 215. En sentido similar se pronunciaba el Llibre del Consolat de Mar (LCM) [citamos la
ed. de PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 49-368], obligando a las partes a esperar cuando no se podía cargar en el
lugar previsto por impedimento de la autoridad (LCM, cap. 237 [282] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 317-
Uno de los antecedentes más remotos de esta regulación (en otro marco geográfico)
lo encontramos en el Código de Manú, donde se establecía que si el transportista de mer-
cancías no cumplía con las condiciones de lugar y tiempo acordadas no recibía el precio
convenido15. En el Constitutum usus de Pisa de 1160 y en los Estatutos de Marsella del siglo
XIII, si el armador incumplía con este cometido se acudía a lo pactado en el contrato y si
nada se contemplaba en cuanto a la sanción (que no debía superar la cuantía prevista en la
ley), respondía de los daños ocasionados al mercader16. Cuando se habían entregado arras
y el armador, de forma intencionada, no proporcionaba el buque, el mercader podía optar
entre recibir las arras dobladas o una indemnización17.
El Llibre del Consolat de Mar obligaba al patrón a compensar los daños causados a
los mercaderes si no tenía el buque disponible para cargar en el día o plazo convenido y el
abono del exceso de flete si aquellos se veían forzados a fletar otra embarcación a un precio
superior, salvo que se debiese a un impedimento de Dios, del mar, del viento, o de la auto-
ridad, sin culpa ni negligencia suya18.
La puesta a disposición lleva como obligación inherente que la nave esté en condi-
ciones óptimas de navegabilidad para recibir la carga y transportarla de manera segura a su
destino según “las circunstancias previsibles del viaje proyectado, sus fases y la naturaleza
del cargamento”19. Esto se exige en el momento de emprender la travesía, de modo que
cuando llega la carga basta con que el buque se encuentre al menos “en un estado que lo
haga capaz de conservar las mercancías con seguridad”20. En el fletamento por tiempo, no
se devenga flete si la nave no está “a disposición del fletador en condiciones que permitan
su efectiva utilización”21.
Cuidar estos extremos y comprobarlos para procurar su cumplimiento compete al
porteador. Sin embargo, en el derecho histórico la comprobación del estado de navega-
bilidad no siempre ha correspondido al transportista. Si nos remontamos a la legislación
rodia, no se obligaba a los armadores a disponer el buque en buen estado, sino que eran los
propios mercaderes los que constataban, antes de proceder a la carga, preguntando a otros
que hubiesen utilizado previamente la nave, que esta se encontraba dispuesta y provista de
lo necesario para una navegación segura (aparejos, lanchas, marineros suficientes, peritos
en maniobras y diligentes…)22. Es más, descubrimos la prohibición específica de que tanto
mercaderes como pasajeros embarcasen géneros preciosos o valiosos en un buque antiguo y
320]). También era posible, en estos casos, acordar la estiba en otro puerto [LCM, cap. 147 [192] [PARDESSUS
(1831) Tomo II, pp. 161-163]).
15
MÂNAVA DHARMA SÂSTRA, 8, sloka 156 [JONES (1796) p. 210, LOISELEUR (1833) 274 y PARDESSUS (1845)
Tomo VI, p. 385]. Ver ZAMBRANA (2016) pp. 249-250.
16
CONSTITUTUM USUS, rub. 13 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, p. 574] y STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 4, 8 [ed. de
PARDESSUS (1837) Tomo IV, p. 270].
17
CONSTITUTUM USUS, rub. 13 [ed. de PARDESSUS (1837) Tomo IV, pp. 575-576] y STATUTA CIVITATIS MASSILIAE,
4, 9 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, pp. 270-271].
18
LCM, cap. 215 [260] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 266-269].
19
LEY 14/2014, art. 212. 1.
20
LEY 14/2014, art. 212. 2.
21
LEY 14/2014, art. 233. Sobre el devengo del flete en el derecho histórico, véase ZAMBRANA (2016) pp. 242-245.
22
ASHBURNER (1909) pp. XIV, CLXXXII-CLXXXVI y 91-93.
23
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 11 [ed. ASHBURNER (1909) pp. 91-92. Ver las eds. de DE CAPMANY (1791),
pp. 7-15 y PARDESSUS (1828) Tomo I, pp. 231-260]. Comentamos esta norma, en ZAMBRANA (2013) pp. 92-93.
24
STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 1, 34 [35] y 4, 31 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, pp. 259-261 y 283]. Ver PERNOUD
(1935) p. XIV, DE FRESQUET (1865) pp. 135-137, ZAMBRANA (2013) p. 130 y ZAMBRANA (2015) pp. 30-31.
25
PERNOUD (1935) p. XIV.
26
PARTIDAS, 5, 9, 1.
27
PARTIDAS, 3, 18, 77.
28
ARIAS (1966) pp. 101-103.
29
OLIVER (1879) Tomo III, pp. 264 y 278.
30
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 29 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 460].
31
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 35 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 463].
32
LCM, cap. 194 [239] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 223-227].
pertrechos esenciales33, que podían exigir los fletadores34, o si se deshacía de ellos antes de
la descarga35, o cuando la embarcación no estaba bien calafateada, debiendo los mercaderes
comprobar si hacía agua, sin que fuese responsable el capitán si no le advertían de esta cir-
cunstancia36. En el fletamento a quintaladas, la nave tenía que estar aparejada para navegar
en el tiempo acordado37.
Las Ordenanzas de Barcelona de 1435 establecían que, antes del inicio de la travesía,
el patrón y el escribano debían llevar la embarcación ante los cónsules de mar o personas
designadas por estos para su reconocimiento con el fin de constatar “si era navegable, care-
nada, amarinada, pertrechada y estanca”, siendo sancionados, si no lo hacían, con la pérdi-
da del sueldo en el viaje previsto38. Los cónsules no solo tenían funciones judiciales, sino
que también vigilaban el “recto desempeño del oficio de la navegación”, exigiendo que los
patronos cumpliesen las normas, entre ellas tener el buque equipado y en condiciones de
navegabilidad39.
Asimismo, en la Ordenanza de la Marina francesa de 1681, el capitán procuraba que
la nave estuviese “con sus aparejos y pertrechos, en condiciones óptimas de navegabilidad,
comodidad y estado defensivo”, según el viaje a realizar40, aunque no podía hacer gastos
o inversiones en el lugar del domicilio de los propietarios sin su consentimiento41. Pero si
estos autorizaban el contrato de fletamento y alguno no contribuía a los gastos necesarios
para navegar, el patrón podía pedir un préstamo a la gruesa veinticuatro horas después del
requerimiento frente a la negativa42. El contramaestre llevaba a cabo la inspección, antes
de zarpar, para comprobar todos los requisitos43. En caso de incumplimiento de esta obli-
gación, el capitán perdía el flete e indemnizaba los perjuicios ocasionados, si el mercader
lo probaba recurriendo a peritos44. Además, correspondía al maestre formar la tripulación
y elegir y contratar al piloto, al contramaestre y a los restantes oficiales y marineros con el
consentimiento de los propietarios del buque si estaban presentes45.
La Ley 14/2014 exige que el porteador ejerza “una diligencia razonable” para que la
embarcación permanezca en “un estado de navegabilidad adecuado” durante la travesía46.
33
LCM, cap. 182 [227] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 205-206]. Similar era la regulación de los CAPITOLS
DEL REI EN PERE, 36 [ed. de DE CAPMANY (1791) p. 47].
34
LCM, cap. 47 [92] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 97-98].
35
LCM, cap. 250 [295] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 354-355].
36
LCM, cap. 21 [66] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 73-75].
37
LCM, caps. 38 [83] y 190 [235] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 82-83 y pp. 218-219].
38
ORDENANZAS DE BARCELONA de 1435, 11 [DE CAPMANY (1791) p. 52 y PARDESSUS (1839) Tomo V,
pp. 492-493].
39
PIÑA (1985) pp. 85 y 131-132.
40
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 8. Ver BEAUSSANT (1840) Tomo I, pp. 214-215.
41
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 17 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 232.
42
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 18 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 233, donde se exige autorización judicial.
43
ORDONNANCE 1681, 2, 5, 1.
44
ORDONNANCE 1681, 3, 3, 12 y CODE DE COMMERCE de 1807, arts. 225 y 297.
45
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 5 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 223. En la LEY 14/2014 es el armador quien
contrata a los miembros de la dotación y nombra y cesa al capitán (arts. 167 y 172).
46
LEY 14/2014, art. 212. 3.
47
LEY 14/2014, art. 272.1a).
48
LEY 14/2014, art. 224.1.
49
LEY 14/2014, arts. 224.2 y 3.
50
Así se establecía, con diferencias puntuales, en Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 42 [ASHBURNER (1909)
p. 116]; RÔLES D’OLÉRON, 4 [PARDESSUS (1828) Tomo I, pp. 325-326]; COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 33 y 34
[OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 462-463]; ORDONNANCE 1681, 3, 3, 11 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 296.
Relacionamos esta cuestión con el incumplimiento involuntario del contrato y su repercusión en el flete, en
ZAMBRANA (2016) pp. 263-264.
51
LCM, cap. 143 [188] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 158-159].
52
LCM, cap. 145 [190] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 159-160].
53
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 19 y CODE DE COMMERCE de 1807, arts. 234 y 237. Consultar LYON-CAEN Y
RENAULT (1906-1916) Tomo V, pp. 114 y 446-448.
54
LEY 14/2014, art. 218.1.
porteador el que asume, salvo pacto en contra, dichas operaciones55. Lo mismo se estable-
ce con relación a la desestiba, descarga y retirada de los géneros del costado de la nave que
corresponden al fletador o destinatario y que deben hacerse sin demora, admitiéndose que
las partes concluyan “pactos expresos diversos” al respecto56. En cualquier caso, el porteador
responde de las consecuencias “de una estiba defectuosa que comprometa la seguridad del
viaje”, con independencia de quien la realice57. Puede situar las mercancías en la cubierta si
el fletador lo acepta de manera explícita o es acorde con los usos y normas vigentes58. Esta
posibilidad ya se contemplaba en el derecho histórico, no pudiendo el mercader que consen-
tía esta forma de carga exigir indemnización en caso de pérdida59. La ubicación de los géne-
ros podía deberse a que no había más sitio disponible o a la negligencia del patrón que debía
haberlas estibado de forma adecuada, respondiendo él, en todo caso, y no el cargador60.
En la compilación rodia, el capitán debía proceder a la carga garantizando su segu-
ridad y la de la nave, sin poder introducir géneros prohibidos ni más de los convenidos, ni
bienes propios (aparte de agua, provisiones y los elementos precisos para la embarcación)
cuando el mercader fletaba el buque completo según la escritura (salvo que hubiera espacio
disponible), siendo, en caso de incumplimiento y siempre que los fletadores se hubiesen
opuesto en presencia de tres testigos, responsable si acontecía echazón61. Tanto el patrón
como los marineros debían situar las mercancías adoptando medidas para evitar que resul-
tasen dañadas por un temporal, respondiendo por su negligencia. Si el volumen o natura-
leza de dichos objetos o las propias olas no permitían las garantías necesarias, llenándose de
agua la sentina, había que advertir a sus propietarios y si estos no los sacaban ni tomaban
precauciones y se mojaban o deterioraban, no recibían indemnización; pero si no se hacía
la advertencia, eran responsables el capitán y los marineros62.
Era obligación del patrón y de la tripulación en los Rôles d’Oléron, colocar bien los
géneros antes de zarpar, respondiendo de los daños si no estaban bien ubicados y sujetos,
debiendo mostrar los cabos de sujeción a los mercaderes y sustituirlos si lo solicitaban; que-
dando exentos de responsabilidad si dichos mercaderes habían comprobado, previamente,
55
LEY 14/2014, art. 218.2. Al transporte de mercancías determinadas por su peso, medida y clase se refiere
la LEY 14/2014, art. 205. Sobre el conocimiento de embarque, ver LEY 14/2014, arts. 246-266. Consultar,
ZAMBRANA (2015) pp. 119-123.
56
LEY 14/2014, art. 227.
57
LEY 14/2014, art. 218.3
58
LEY 14/2014, art. 219.
59
STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 4, 20 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, pp. 275-276]). Ver DE FRESQUET (1865) p.
139 y ASHBURNER (1909) p. CXCIX. En el mismo sentido, COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 20 [OLIVER (1881)
Tomo IV, pp. 453-454]; LCM, cap. 141 [186] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 155-156]; CAPITOLS DEL REI EN
PERE, 31 y 32 [DE CAPMANY (1791) pp. 45-46]; ORDONNANCE 1681, 2, 1, 12 y 3, 8, 13 y CODE DE COMMERCE
de 1807, arts. 229 y 421.
60
VALIN (1760) TOMO II, p. 189.
61
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 22 [ASHBURNER (1909) pp. 102-103]. Ver ASHBURNER (1909) pp.
CLXXXVI-CLXXXVII.
62
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 34 [ASHBURNER (1909) pp. 109-110].
estos extremos sin presentar objeción al respecto63. Estos podían demandar al maestre si sus
mercancías se perdían por una estiba defectuosa, pero aquel podía negarlo bajo juramento
junto a tres o cuatro marineros, elegidos por el mercader afectado64.
En los Estatutos de Marsella el patrón debía supervisar la estiba para evitar que unas
mercancías perjudicasen a otras y que se vieran afectadas por los riesgos de la navegación65.
El capitán o el armador, si se encontraba en el buque, era responsable de la demora en las
operaciones de carga no imputable al mercader66.
Disponían las Costums de Tortosa que el señor de la nave tenía que esperar al merca-
der en el puerto de partida o en el lugar pactado67 para embarcar los géneros que recibía en
la Riba del Rec y que se situaban junto al buque y siempre en presencia del escribano que
anotaba en el cartulario todo lo que se introducía a bordo68, correspondiendo los gastos del
traslado hasta este punto y hasta el lugar de partida a los mercaderes; mientras que el tras-
lado a la embarcación (si era necesario) y la carga y estiba corría por cuenta del patrón69. La
situación de Tortosa y el hecho de que se comunicase con el mar por el río Ebro determina-
ba unas condiciones de carga y descarga especiales y diferentes a las de otras localidades70,
tanto para las naves que salían de la ciudad como para las que llegaban y que, por exceso
de peso o gran calado, no podían navegar por el río siendo preciso aligerarlas y llevar las
mercancías a lanchas, siendo los géneros ubicados en el buque principal por el naviero y
los marineros, en cuanto fuese posible, para que llegasen en condiciones de seguridad a la
ciudad71. Por otra parte, el senyor del leyn debía situar las mercancías en un lugar adecuado
para evitar daños o que corrieran el riesgo de perderse, con independencia del flete pagado
por las mismas, respondiendo con la nave y con sus bienes de los perjuicios sufridos a con-
secuencia de su estiba72.
Asimismo, el LCM73 obligaba al patrón y al naochero a estibar los géneros de forma
segura evitando los sitios donde pudieran sufrir daños o deteriorarse, indemnizando a los
mercaderes, por su negligencia, si las mercancías se mojaban o dañaban por una mala ubi-
cación o por no estar la nave bien calafateada, quedando exento de culpa si era por otro
63
RÔLES D’OLÉRON, 10 [PARDESSUS (1828) Tomo I, pp. 330-331]. Con esta norma se implicaba a los mercade-
res en la selección de las herramientas, generando cierta corresponsabilidad [KRIEGER (1970) p. 80].
64
RÔLES D’OLÉRON, 11 [PARDESSUS (1828) Tomo I, p. 331].
65
PERNOUD (1935) p. XIII.
66
STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 4, 21 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, p. 276] y DE FRESQUET (1865) pp. 138-139].
67
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 29 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 460].
68
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 22, párr. 1 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 454].
69
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 22, párr. 3 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 455].
70
Comenta los puntos de embarque y desembarque y los problemas causados por la disminución del caudal
del río o por el tamaño de las naves, OLIVER (1879) Tomo III, pp. 232-234 y 282-287.
71
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 23 [OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 455-457]. Analizamos estas disposiciones,
incidiendo en el reparto de los gastos, en ZAMBRANA (2013) pp. 149-152.
72
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 20 y 28 [OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 453-454 y 460].
73
En el LCM se regulan obligaciones específicas del patrón según el tipo de carga, influyendo también en la
determinación del flete, prevaleciendo siempre la voluntad contractual. Para no extender demasiado la exposi-
ción no entramos en su desarrollo [ZAMBRANA (2016), nota 57].
motivo74 o por un temporal ya que, en tal caso, no era responsable de lo sucedido75. Tam-
bién respondía el patrón de los géneros deteriorados por haberse estibado de canto76, pero
no de los que se empapaban al cargar o descargar77. Tampoco hacía frente a los perjuicios
causados a las mercancías por el agua del mar o de la lluvia si se habían cargado en una
embarcación descubierta, a no ser que pudiera poner un toldo o se hubiese comprometido
a ello y no lo cumpliera o que el buque hiciera agua por las amuradas78. El señor de la nave
tenía que ordenar la carga y descarga si lo acordó con los fletadores, ya que, de lo contrario,
debían estos concertarlo con los marineros79. Además, debía proporcionar hombres que su-
piesen estibar80.
En cuanto al plazo de plancha, según la Ley 14/2014, es, en principio, el establecido
en el contrato y, si no se ha pactado nada, será “el usual según las condiciones del buque,
puerto y mercancías”81. Lo mismo se disponía en las Ordenanzas de Trani de 106382, en
la compilación rodia y en otros textos medievales83, así como en la Ordenanza francesa de
1681 y en el Code de commerce de 1807 donde el plazo para la carga y descarga de los géne-
ros “se regía por los usos de las localidades donde tenía lugar si no se había concretado en el
contrato”84. La jurisprudencia solía conceder un nuevo plazo al patrón para cargar cuando
no se hacía en el tiempo estipulado por su culpa85.
74
LCM, caps. 18 [63] y 19 [64] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 71-72]. Véase LCM, cap. 21 [66] [PARDESSUS
(1831) Tomo II, pp. 73-75].
75
LCM, cap. 20 [65] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 72-73].
76
LCM, cap. 24 [69] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 75-76]. Respecto a la forma de colocar los géneros, se-
gún su peso, LCM, caps. 25 [70] y 26 [71] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 76-77].
77
LCM, cap. 27 [72] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 77-78].
78
LCM, cap. 204 [249] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 248-249].
79
LCM, cap. 28 [73] [PARDESSUS (1831) Tomo II, p. 78].
80
LCM, cap. 30 [75] [PARDESSUS (1831) Tomo II, p. 79].
81
LEY 14/2014, art. 239. Sobre los plazos de plancha para la carga y descarga, LEY 14/2014, arts. 239-245.
82
ORDINAMENTA ET CONSUETUDO MARIS EDITA PER CONSULES CIVITATIS TRANI, 25 [PARDESSUS (1839) Tomo V, p. 245].
83
ASHBURNER (1909) pp. CLXXXVII-CLXXXIX y CXCVII-CXCVIII.
84
ORDONNANCE 1681, 3, 1, 4 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 274.
85
VALIN (1760) TOMO I, pp. 590-591. SOBRE la responsabilidad del capitán por los perjuicios causados por
retraso en la carga imputable al mismo, ver RÔLES D’OLÉRON, 22 y 23 [PARDESSUS (1828) Tomo I, p. 339].
Consultar KRIEGER (1970) pp. 80-81, 85-86 y 97. Mayor atención prestamos a estas cuestiones en ZAMBRANA
(2015) pp. 98-100.
86
En la legislación histórica, el contrato solía concluirse intuitu personae, es decir, atendiendo a las cualidades
personales o profesionales del patrón, exigiéndose que hiciera personalmente la travesía, salvo pacto en con-
trario y siempre que situase a otro capacitado en su lugar (LCM, cap. 149 [194] [PARDESSUS (1831) Tomo II,
pp. 164-165]).
87
LEY 14/2014, art. 220.
88
LEY 14/2014, art. 272.1c).
89
LEY 14/2014, art. 221. Se puede extinguir el contrato, a petición de cualquiera de las partes si, antes de
comenzar el viaje, surge un impedimento temporal, independiente su voluntad que ocasione “un retraso tan
prolongado” que no les fuera exigible esperar a que desaparezca (LEY 14/2014, art. 273).
90
En la mayoría de los casos en los que no se hacía el transporte en las condiciones pactadas se incumplía tam-
bién con la obligación de entrega de las mercancías que referimos en el último apartado.
91
LEY 14/2014, art. 222.
92
LEY 14/2014, art. 275.
93
LEY 14/2014, art. 274.
94
LEY 14/2014, art. 272.1d).
95
LEY 14/2014, art. 225.1 y 4 y con relación al muelle, art. 226.
96
LEY 14/2014, art. 225.3.
97
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 8 [ASHBURNER (1909) pp. 85-87].
señal del precio, debía devolver el doble98. Con carácter general, si el contrato de fleta-
mento se formalizó por escrito, en caso de inobservancia, había que atenerse a las cláusulas
penales99 previstas en el mismo; y si no había escritura, la parte que no cumplía (incluido el
patrón que no hacía la travesía) tenía que abonar a la otra la mitad del flete acordado; pero
si ya habían comenzado las operaciones de carga se pagaba el total100. Cuando, iniciado el
viaje y habiendo recibido la mitad del precio, el capitán contravenía lo pactado por escrito,
estaba obligado a devolver la mitad del flete doblado101.
Con relación a las rutas y escalas, en la Edad Media, las personas que viajaban en
una nave (oficiales, marineros, mercaderes o incluso pasajeros) solían tener conocimientos
sobre navegación. Todos se consideraban cualificados para expresar su opinión hasta el
punto que podían concretar la ruta o paradas en contra del criterio del patrón y, a veces, se
procedía a una votación para que decidiese la mayoría102. De este modo, cuando el capitán
optaba por ir a una zona peligrosa, en contra de la advertencia de los que iban en el buque,
y se producía un saqueo, debía restituir lo robado. Pero si era forzado a dirigirse a dicho lu-
gar, habiendo avisado de los riesgos, respondían los que adoptaron tal decisión103. Cuando
la embarcación se perdía al navegar a algún sitio no previsto, eran responsables ambas par-
tes si se determinaba su culpabilidad104.
Los Rôles d’Oléron establecían la obligación del patrón de pedir consejo a los marine-
ros sobre las condiciones meteorológicas, debiendo acordar con ellos el momento de zarpar
y respondiendo de todos los perjuicios si optaba por partir en contra de su opinión105. Su-
ponemos que esto se podría hacer extensible a la concreción de rutas, escalas y otros aspec-
tos de la navegación.
En base a los Estatutos de Marsella, el capitán no podía cambiar el puerto de destino
a instancia de algún pasajero y, en tal caso, debía restituir el flete o sufrir una pena privati-
va de libertad si era insolvente106. La nave tenía que realizar la travesía aunque no hubiese
completado su capacidad respecto a la carga o al pasaje. No se permitía a nadie desembar-
car en puerto diferente al previsto, ni tampoco se admitía ninguna escala adicional para
embarcar géneros u otros viajeros si esto retrasaba el viaje107. Se hablaba de muerte o en-
fermedad del patrón, captura por piratas o detención o embargo por orden de la autoridad
98
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 19 [ASHBURNER (1909) p. 98]. Véase ZAMBRANA (2013) pp. 93-98 y
ZAMBRANA (2016) pp. 256-257.
99
Sobre las cláusulas penales que solían incluirse en los contratos medievales y las sanciones previstas en la ley
en caso de incumplimiento, ver ASHBURNER (1909) pp. 99-100.
100
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 20 [ASHBURNER (1909) pp. 98-101]. Ofrece interpretaciones alternativas de
estas reglas, ASHBURNER (1909) pp. CXCVI-CXCVII, CCII y 100. Consultar ZAMBRANA (2016) notas 95 y 134.
101
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 24 [ASHBURNER (1909) p. 103]. En relación con la contradicción de
esta norma con otras y las posibles razones, ver PARDESSUS (1828) Tomo I, p. 250, n. 1; ASHBURNER (1909)
pp. CXCIV y CCIV; ZAMBRANA (2013) pp. 93-98 y ZAMBRANA (2016) nota 152.
102
ASHBURNER (1909) pp. XIV y CXLI-CXLII.
103
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 4 [ASHBURNER (1909) p. 83].
104
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 39 [ASHBURNER (1909) p. 113].
105
RÔLES D’OLÉRON, 2 [PARDESSUS (1828) Tomo I, p. 324].
106
DE FRESQUET (1865) p. 136.
107
STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 4, 29 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, pp. 281-282].
y otras causas similares para aludir a los casos de fuerza mayor que eximían de responsabi-
lidad al capitán por no efectuar la travesía o por no entregar las mercancías108. Según los
Estatutos de Ancona de 1397, el armador que no cumplía con el transporte de los géneros,
aparte de devolver el precio recibido por adelantado, abonaba la diferencia entre el flete
pactado y el que la otra parte había sido compelida a pagar109.
En las Partidas, la obligación del patrón de trasladar las mercancías al puerto de des-
tino y de custodiarlas “lealmente” durante la expedición marítima, así como las escalas, se
hacían constar en la carta de flete110. El maestre respondía de los daños cuando decidía nave-
gar por un lugar peligroso sin advertir a los mercaderes111. Para garantizar que el buque y la
carga llegaran indemnes a su destino, debía llevar expertos en guiar, enderezar y gobernar la
nave, sobre todo en circunstancias excepcionales como tempestades o tormentas, para evitar
pérdidas personales o materiales112. Era responsable de los daños que se producían por zarpar
en una estación “en la que no era conveniente la navegación, en contra de la voluntad de los
mercaderes o de los otros omes”. Se trataba de los meses de invierno donde el riesgo de tem-
porales era mayor, en concreto, entre el once de noviembre y el diez de marzo113.
También el senyor del leyn de las Costums de Tortosa debía llevar a su destino las quin-
taladas pactadas con los mercaderes, sin que estos pudieran introducir, ni el naviero estu-
viese obligado a transportar nada adicional114. No obstante, había casos en los que el viaje
no se podía realizar por prohibición de la autoridad, un bloqueo, interdicción del comercio
con los puertos de escala o destino o temor a enemigos o piratas. Se trataba de supuestos de
fuerza mayor en los que cualquiera de las partes podía desistir del contrato sin sanción115.
Se contemplaba la posibilidad de que, por circunstancias ajenas a los contratantes, fuese
preciso descargar en un puerto distinto al previsto, decidiendo las partes respecto al pago
del flete, que solía hacerse en la moneda en curso en el lugar de destino116.
Según el LCM, cuando había un impedimento para zarpar, el patrón tenía que esperar
a los mercaderes, debiendo cumplir con el transporte pactado si en dos meses mejoraba la
situación117. Si no podía realizar dicho transporte ofrecería a los fletadores una nave similar
108
STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 4, 9 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, pp. 270-271]. Véase DE FRESQUET (1865) p.
138. Lo mismo se disponía en CONSTITUTUM USUS, rub. 13 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, p. 575].
109
STATUTI ANCONITATI DEL MARE, 51 [ed. de PARDESSUS (1839) Tomo V, pp. 164-165].
110
PARTIDAS, 3, 18, 77. Se debían pactar, de forma expresa, los puertos de escala, de lo contrario el naviero no
estaba obligado a dejar el camino recto [LÓPEZ (1555) glosa su nave en el puerto ad PARTIDAS, 3, 18, 77, p. 109].
111
PARTIDAS, 5, 9, 9.
112
PARTIDAS, 5, 9, 1. Se trataría, en sentido estricto, de los pilotos. En cuanto a los requisitos que debían reunir
los que guiaban las naves, consultar PARTIDAS, 2, 24, 5.
113
PARTIDAS, 5, 9, 9. Ver ARIAS (1966) p. 104. En sentido similar, CONSTITUTUM USUS, rub. 13 [PARDESSUS
(1837) Tomo IV, p. 578]. En relación con las estaciones en las que no era conveniente navegar, véase PRYOR
(1997) Tomo II, pp. 1007-1008.
114
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 28 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 460]. Ver LCM, caps. 41 [86], 42 [87], 43
[88], 44 (90), 142 [187], 220 [265] y 236 [281] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 86-88, 95-96, 156-158, 283-
284 y 315-317].
115
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 26, párr. 3 [OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 458-459]. El peligro debía ser “ver-
dadero y no imaginario” [OLIVER (1879) Tomo III, pp. 290-291].
116
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 44 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 466].
117
LCM, cap. 35 [80] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 80-81].
118
LCM, cap. 139 (184) [PARDESSUS (1831) Tomo II, p. 154].
119
LCM, caps. 56 [101] y 64 [109] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 106-107 y 109].
120
LCM, cap. 205 [250] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 250-251]. En esta época era necesario contratar
pilotos en los viajes por el Mediterráneo oriental por ser menos conocido que el Atlántico o el Mediterráneo
occidental [GUIRAL-HADZIIOSSIF (1989) p. 311].
121
LCM, cap. 247 [292] [PARDESSUS (1831) Tomo y II, pp. 349-350].
122
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 21 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 238.
123
ORDONNANCE 1681, 3, 3, 4 y 5 y CODE DE COMMERCE de 1807, arts. 289 y 290.
124
ORDONNANCE 1681, 3, 3, 10 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 295.
125
VALIN (1760) TOMO I, pp. 616-617.
126
ORDONNANCE 1681, 3, 1, 6.
127
ORDONNANCE 1681, 2, 4, 8. Las sanciones al piloto por pérdida del buque y su carga por ignorancia o
negligencia, se recogen en ORDONNANCE 1681, 2, 4, 7.
128
ORDONNANCE 1681, II, I, XXV.
129
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 24.
130
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 35.
131
CODE DE COMMERCE de 1807, art. 279.
132
ORDONNANCE 1681, 3, 1, 7 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 276. Consultar VALIN (1760) TOMO I,
pp. 592-593; POTHIER (1765) pp. 62 y 90-91 y PARDESSUS (1837) Tomo IV, p. 359, n. 5.
133
ORDONNANCE 1681, 3, 1, 8 y 9 y CODE DE COMMERCE de 1807, arts. 277 y 278. Ver VALIN (1760) TOMO I, p. 594.
134
ORDONNANCE 1681, 3, 3, 15 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 299.
135
LEY 14/2014, art. 220.
136
LEY 14/2014, art. 223 y art. 277.1. Los contratos de transporte marítimo de mercancías en régimen de co-
nocimiento de embarque y la responsabilidad del porteador se rigen por el CONVENIO DE BRUSELAS de 1924, los
protocolos que lo modifican y la ley que nos ocupa (LEY 14/2014, art. 277.2). Es decir, se aplica la LEY 14/2014 y
las Reglas de La Haya-Visby, estando previsto modificar dicha Ley si entra en vigor el CONVENIO DE LAS NACIONES
UNIDAS de 2009 (Reglas de Rotterdam) (LEY 14/2014, disposición final primera). El CONVENIO DE BRUSELAS de
1924 fue introducido en España por la LEY de 22 de diciembre de 1949 y modificado por protocolos de 1968 y
1979. En cuanto a la limitación de la responsabilidad del porteador por pérdida o daño y sus excepciones, véase
LEY 14/2014, arts. 282 y 252.2. El porteador puede optar entre el régimen específico de limitación de responsabi-
lidad previsto por la Ley o el régimen global del título VII de la misma (LEY 14/2014, art. 395).
137
LEY 14/2014, art. 234.
138
LEY 14/2014, art. 272.1b).
del derecho a recibir las mercancías”; aunque si no exoneran “por dolo o culpa grave del
porteador, tendrán valor exclusivamente en las relaciones entre este y el fletador, sin que
puedan oponerse, en ningún caso, al destinatario” distinto de aquel139. Por tanto, la respon-
sabilidad del porteador frente al fletador se determina, en primer término, por la voluntad
de las partes establecida en el contrato y frente a terceros, por el régimen que señala la ley
que es de carácter imperativo. Las cláusulas de exoneración por simple negligencia solo se
admiten en las relaciones entre las partes.
El porteador responde de la protección y conservación de los géneros desde que los
recibe en el puerto de partida hasta que los “pone a disposición del destinatario o persona
designada por este” en el de destino, pero no se responsabiliza mientras las mercancías es-
tén bajo la custodia de empresas u organismos que intervengan en las operaciones de entre-
ga por imposición de las leyes y reglamentos portuarios140.
En definitiva, la responsabilidad del porteador se reconduce al incumplimiento de la
obligación de custodia por su culpa o la de sus auxiliares, no respondiendo si el daño o pér-
dida se produce por fuerza mayor, caso fortuito, naturaleza o vicio propio de las cosas que
transporta, culpa de la otra parte o de un tercero, debiendo probar estos extremos si quiere
eludir la referida responsabilidad. En cualquier caso, solo responde de los géneros declara-
dos ya que se prohíbe el embarque clandestino, salvo que sea posible sin perjuicio para el
porteador y demás cargadores, pudiéndose, en este supuesto, “exigir el flete que correspon-
da usualmente a la mercancía” y haciendo frente el fletador a todos los daños que ocasione
al porteador o a los cargadores, aunque aquel puede desembarcar dichos géneros “para evi-
tar perjuicios graves al buque o al cargamento”141.
El derecho histórico contemplaba, igualmente, la responsabilidad de los miembros
de la tripulación por la pérdida o menoscabo sufrido por los objetos transportados en la
nave cuando les fuese imputable. Así, el Código de Manú establecía que aquellos contri-
buían a la restitución de lo perdido “a escote”142, salvo que se debiese a fuerza mayor143. En
el Derecho romano, el exercitor era responsable de los daños en la carga originados tanto
por los marineros144 o sus siervos145 como por los pasajeros146, excepto si se producían por
una desgracia inevitable (damnum fatale), por ejemplo, naufragio o ataque de piratas147.
139
LEY 14/2014, art. 277.1.
140
LEY 14/2014, art. 279. Recordemos lo dispuesto en LEY 14/2014, art. 224.
141
LEY 14/2014, art. 231. También en la legislación histórica la regla general exigía declarar todos los bienes
introducidos en el buque, no respondiendo el patrón, en caso contrario, de los daños que sufrían. Ver COSTUMS
DE TORTOSA, 9, 27, 9, 28, 38 y 39 [OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 436-437, 460 y 464]; LCM, caps. 13 [58], 70
[115], 142 [187] y 212 [257] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 66-67, 117, 156-158 y 262-263]; ORDONNANCE
1681, 3, 3, 7 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 292.
142
MÂNAVA DHARMA SÂSTRA, 8, sloka 408 [JONES (1796) p. 241, LOISELEUR (1833) 313 y PARDESSUS (1845)
Tomo VI, p. 386].
143
MÂNAVA DHARMA SÂSTRA, 8, sloka 409 [JONES (1796) p. 241, LOISELEUR (1833) 313 y PARDESSUS (1845)
Tomo VI, p. 388].
144
Dig. 4, 9, 7, pr.
145
Dig. 4, 9, 7, 3.
146
Dig. 4, 9, 1, 8.
147
Dig. 4, 9, 3, 1.
Del mismo modo, en el Derecho medieval, el patrón debía trasladar los géneros
incólumes al puerto convenido. El transportista respondía por no entregar las mercancías,
por los perjuicios que sufrían durante la travesía y por los que tenían lugar en las operacio-
nes de carga y descarga148. El último supuesto se regulaba en diversas normas medievales149.
Otros textos eximían al capitán en caso de violencia, fuego, tempestad o echazón150; siendo
siempre responsable cuando el daño se derivaba de un mal acondicionamiento del buque,
salvo que demostrase que eran consecuencia de una tormenta o que los bienes se mojaban
para evitar un incendio151. En la compilación rodia, se obligaba al patrón a la custodia de
todos los géneros cuya carga había aceptado y a su devolución (o su valor), al finalizar el
viaje152, no respondiendo de los daños causados por las olas si advertía a los propietarios
que debían sacarlos, pero sí cuando no adoptaba las oportunas precauciones153. El robo a
un pasajero o a un mercader cometido por un marinero, por mandato del patrón o con su
consentimiento, se sancionaba con cien golpes; estando este obligado a restituir el doble de
lo robado154. En cualquier caso, el capitán siempre tenía que participar en el rescate de los
géneros en caso de accidente155.
Tanto el patrón como la tripulación se comprometían al transporte seguro de las
mercancías al puerto de destino, según los Rôles d’Oléron156, debiendo los marineros ayudar
a salvarlas ante un naufragio157. El maestre y sus marineros también tenían que colaborar
con el piloto para evitar perjuicios al cargamento, siendo responsables si se producían, salvo
que se demostrara la diligencia del piloto158.
En las Partidas, se establecía la responsabilidad del capitán por las pérdidas y daños
de los géneros por haber movido la nave sin conocimiento antes de que viniese el piloto o
sin obedecer a este o por trasladar las mercancías a otro navío de menor calidad sin advertir
a los mercaderes159, aunque estuviese en buen estado160. El patrón tenía un deber de custo-
diar los bienes embarcados y de evitar su pérdida o menoscabo, respondiendo por negligen-
148
ASHBURNER (1909) pp. CXCVIII-CXCIX.
149
STATUTS DE ZARA (STATUTA JADERTINA), 4, 24 [PARDESSUS (1845) Tomo VI, pp. 611-612] y STATUTI ANCONI-
TATI DEL MARE, 53 [PARDESSUS (1839) Tomo V, p. 166].
150
STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 4, 21 [PARDESSUS (1845) Tomo VI, pp. 610-611] y Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός,
Part. 3, 10 y 27 [ASHBURNER (1909) pp. 91 y 105-106]. En caso de tempestad, la pérdida la soportaban el ca-
pitán, los marineros y los mercaderes (Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 38 [ASHBURNER (1909) pp. 112-113]).
Cuando en una tormenta, los géneros se mojaban más por el agua de la sentina que por el temporal, el patrón,
aunque tenía derecho al flete, debía restituirlos tal y como los recibió (Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 44
[ASHBURNER (1909) p. 117]).
151
STATUTS DE ZARA (STATUTA JADERTINA), 4, 23 y 74 [PARDESSUS (1845) Tomo VI, pp. 611 y 620] y STATUTI
ANCONITATI DEL MARE, 4 [PARDESSUS (1839) Tomo V, p. 120].
152
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 2, 20 [DE CAPMANY (1791), p. 8] y 14, párr. 1 [PARDESSUS (1828) Tomo I, p. 235].
153
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 34 [ASHBURNER (1909) pp. 109-110].
154
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 3 [ASHBURNER (1909) pp. 81-83].
155
Nóμoς ̔Рoδιwν Ναυτιкός, Part. 3, 31 [ASHBURNER (1909) p. 108].
156
RÔLES D’OLÉRON, 4, 10 y 11 [PARDESSUS (1828) Tomo I, pp. 325-326 y 330-331].
157
RÔLES D’OLÉRON, 3 [PARDESSUS (1828) Tomo I, pp. 324-325].
158
RÔLES D’OLÉRON, 24 [PARDESSUS (1828) Tomo I, p. 340].
159
PARTIDAS, 5, 8, 13.
160
LÓPEZ (1555) glosa sin su plazer ad PARTIDAS, 5, 8, 13, p. 43.
cia, engaño o culpa o por el hurto cometido por cualquiera que viajase con él161. Quedaba
exento de responsabilidad si apercibía al propietario que guardase sus cosas o le proporcio-
naba un lugar bajo llave para ubicarlas o si el daño acontecía por fuerza mayor162.
Velar por la seguridad de todos los que se encontraban en el buque y custodiar sus
mercancías y efectos para que llegasen indemnes al puerto convenido, era cometido del
senyor del leyn, según el derecho catalán medieval, hasta el punto de defenderlos con todo
su poder frente a cualquiera que pretendiera hacerles daño y frente a los posibles abusos de
la tripulación163. Si alguien sufría un hurto o un robo a bordo, debía restituir los objetos
robados o hurtados, si era posible, o indemnizar a los propietarios164. La obligación del
patrón de proteger la carga implicaba su responsabilidad si se mojaba a consecuencia de un
defecto en la cubierta, costados, palos, sentina, timonera, imbornales; por estar en un lugar
peligroso o por no haberse efectuado las reparaciones necesarias165. En estos supuestos, los
perjuicios eran consecuencia de la impericia, negligencia o dolo del naviero o por no tener
la nave en buen estado y de ahí la responsabilidad166. A sensu contrario, no respondía cuan-
do los daños o pérdidas acontecían por circunstancias excepcionales o un accidente fortuito
como naufragio, ruina, incendio, fuerza del mar o del viento o ataque de enemigos, corsa-
rios o mals homens167, ni tampoco si había advertido de forma expresa a los mercaderes que
se ocupasen de la custodia de sus pertenencias y estos aceptaron de forma inequívoca168.
De otro lado, el señor de la nave hacía frente a los perjuicios ocasionados por una actitud
negligente a la hora de fondear169. Cuando los géneros se dañaban o se perdían por causa
imputable al patrón, a los marineros o al buque, aquel debía abonar el precio e indemnizar
en base a su valor en el lugar de entrega. Sin embargo, el propietario podía optar por la de-
volución en el estado en que se encontrasen y la reparación de los perjuicios junto al pago
de la diferencia del precio que habrían alcanzado si no hubieran sufrido menoscabo alguno.
Idéntica solución se disponía en relación a las mercancías situadas en la playa o en la ribera
del mar o del río una vez recepcionadas por el naviero o su escribano, por el nautxer o su
procurador (salvo que los daños se debiesen a fuerza mayor)170. El LCM exigía al patrón
una fianza ante las autoridades consulares para responder de los perjuicios y pérdidas. El
161
LÓPEZ (1555) glosa que vienen ad PARTIDAS, 5, 8, 26, p. 48.
162
PARTIDAS, 5, 8, 26.
163
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 18, párr. 2 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 440] y LCM, cap. 16 [61] [PARDESSUS
(1831) Tomo II, p. 69].
164
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 27 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 459] y LCM, cap. 187 [232] [PARDESSUS
(1831) Tomo II, pp. 212-215].
165
COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 20, párr. 2 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 454].
166
OLIVER (1879) Tomo III, p. 279.
167
COSTUMS DE TORTOSA, 2, 17, 1 y 9, 7, 2 [OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 97-98 y 377].
168
COSTUMS DE TORTOSA, 2, 17, 2 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 98].
169
LCM, cap. 182 [227] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 205-206].
170
COSTUMS DE TORTOSA, 2, 17, 1 [OLIVER (1881) Tomo IV, pp. 97-98]. Lo mismo disponía el LCM cuando
el patrón no embarcaba géneros (que había aceptado como depositario bajo su guarda y custodia) y estos se
perdían o deterioraban, debiendo abonar su valor o el de otros idénticos en el puerto de descarga, salvo acuer-
do con los mercaderes o que estos no plantearan objeción alguna a que se quedasen sin cargar (LCM, caps. 44
[89], 45 [90] y 46 [91] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 88-95 y 95-97]).
señor de la nave estaba obligado a indemnizar los daños sufridos por los géneros con inde-
pendencia del flete pagado por los mismos171.
También en el derecho francés, la tarea principal del capitán era transportar y cus-
todiar las mercancías cargadas en la nave para que llegasen en buen estado al puerto de
destino pactado, debiendo dar cuenta de las mismas sobre la base de los conocimientos de
embarque172, aunque no respondía de las pérdidas por caso fortuito173, pero sí cuando los
géneros se retiraban durante el viaje por un hecho que le resultaba imputable174.
La responsabilidad del porteador se desencadena, según la Ley española de 22 de di-
ciembre de 1949, por la pérdida total o parcial y la avería175 desde el momento de la carga de
los géneros hasta su descarga. Aquí el término avería aludía, de forma genérica, a los daños
en las mercancías. Lo mismo sucede en la Ley 14/2014176. Esta Ley se ocupa solo de la avería
gruesa o común derogando la regulación en la materia del Código de Comercio español de
1885177, de modo que la avería simple o particular pasa a regirse por las reglas generales de
responsabilidad, apartándose, en este punto, de gran parte de la legislación histórica178.
171
LCM, cap. 43 [88] [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 87-88].
172
ORDONNANCE 1681, 1, 1, 9 y 3, 1, 10 y CODE DE COMMERCE de 1807, arts. 222, 226 y 228. Ver VALIN
(1760) TOMO I, p. 595 y BEAUSSANT (1840) Tomo I, p. 218.
173
ORDONNANCE 1681, 2, 1, 27 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 230.
174
ORDONNANCE 1681, 3, 3, 8 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 293.
175
LEY de 22 de diciembre de 1949, art. 6.
176
Por ejemplo, LEY 14/2014, arts. 207, 234 o 286.
177
CÓDIGO DE COMERCIO de 1885, arts. 806-818.
178
En el latín medieval avaria significaba un gasto o pérdida y se aplicaba a las surgidas durante la navega-
ción [ASHBURNER (1909) pp. CCLI- CCLII]. En torno a la avería, véase POTHIER (1765) pp. 97-158; FRANKOT
(2004) pp. 39-45, 53-54 y 60; KRIEGER (1970) pp. 81-8 y OLIVER (1879) Tomo III, p. 292. En cuanto a la ave-
ría en la compilación rodia y sus diferencias con el sistema de Derecho romano, ver PARDESSUS (1828) Tomo I,
pp. 226-227 y ASHBURNER (1909) pp. CCLIII y CCLVI. Se siguen los principios romanos en RÔLES D’OLÉRON,
8 [PARDESSUS (1828) Tomo I, pp. 328-329] y PARTIDAS, 5, 9, 3. Consultar ORDONNANCE 1681, 3, 7, 1-9 y
CODE DE COMMERCE de 1807, arts. 399-406.
179
LEY 14/2014, arts. 220 y 228.
180
LEY 14/2014, art. 277.1.
181
LEY 14/2014, art. 280. Sobre la limitación de la responsabilidad por retraso, ver LEY 14/2014, art. 283.
no legitimada, responde frente a aquel del valor de los géneros en el puerto de destino, sin
poder limitar la cuantía de la responsabilidad182. El conocimiento de embarque tiene el ca-
rácter de título ejecutivo de la obligación de entregar las mercancías183.
La entrega de los géneros es lo que determina el cumplimiento del contrato y, por
tanto, la obligación de pagar el flete, originando lo contrario que no se pudiese exigir o
su devolución si ya se había cobrado. Existen distintos supuestos de incumplimiento con-
tractual, así como casos en los que la ejecución del contrato de fletamento se puede ver
interrumpida, modificada o resulta imposible, tanto por causa imputable a alguna de las
partes como ajena a las mismas184. En esta sede, solo nos interesa el incumplimiento o la
no ejecución por parte del porteador y la mayoría de las hipótesis ya han sido analizadas, al
hilo de la exposición, por estar relacionadas con sus obligaciones y con su responsabilidad.
En realidad, cualquier quebrantamiento o inejecución del contrato, con independencia del
motivo, repercutiría en última instancia en la entrega de las mercancías.
El incumplimiento involuntario tendría lugar cuando una causa justificada impedía
la partida o la llegada a puerto imposibilitando el transporte185 o cuando la carga se perdía
por un hecho no imputable a las partes impidiendo la entrega186. Aquí lógicamente no hay
responsabilidad del porteador. Históricamente se hablaba de los supuestos en los que con-
curría un iustum impedimentum para realizar el viaje y, en consecuencia, para entregar los
géneros. El concepto va a depender de las circunstancias de cada caso187.
Pese a la obligación de entregar los géneros, la Ley 14/2014 reconoce, como ex-
cepción, el derecho del porteador a retenerlos mientras no se pague el flete, las demoras y
demás gastos, cuando se establezca expresamente en el conocimiento de embarque o carta
de porte que el flete se abona en el destino o cuando el destinatario sea el mismo fletador
(aunque no se haya acordado), pudiendo también solicitar a un notario la venta de las
mercancías acudiendo a un expediente de depósito y venta de las mismas con idéntica
limitación respecto al destinatario no fletador188. En el fletamento por tiempo, estos dere-
chos solo proceden cuando los géneros son propiedad del fletador o de terceros que habían
contratado el transporte con este, pero limitado al importe del precio que aun le adeu-
den189. Las mercancías transportadas se encuentran afectas de modo preferente “al pago del
182
LEY 14/2014, art. 252.
183
LEY 14/2014, art. 253.
184
Analizamos distintas hipótesis de incumplimiento contractual y de inejecución del contrato por cualquiera
de las partes y su repercusión en el flete, en ZAMBRANA (2016) pp. 249-265.
185
Cuando no se cumple la obligación de transporte, no tiene lugar la entrega en las condiciones pactadas, lo cual
ya ha sido analizado. En todos los casos de extinción anticipada previstos en el art. 272 (ya examinados) el portea-
dor debe descargar y entregar los géneros a costa del fletador. Véase LEY 14/2014, arts. 225.1, 3 y 4; 226 y 274.
186
La principal causa de que no se entregue la carga es su pérdida. Nos remitimos a lo que hemos dicho sobre
la responsabilidad del porteador por pérdida de las mercancías.
187
Recordemos los supuestos de fuerza mayor previstos, por ejemplo, en CONSTITUTUM USUS, rub. 13
[PARDESSUS (1837) Tomo IV, p. 575]; STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 4, 9 [PARDESSUS (1837) Tomo IV, pp.
270-271]; COSTUMS DE TORTOSA, 9, 27, 26, párr. 3 [OLIVER (1881) Tomo IV, p. 459] o las hipótesis de
ORDONNANCE 1681, 3, 1, 7 y 8 y 3, 3, 15 y CODE DE COMMERCE de 1807, arts. 276, 277, 279 y 299.
188
LEY 14/2014, arts. 237, 255 y 512-515.
189
LEY 14/2014, art. 238.
flete, demoras y otros gastos” ocasionados por su traslado, hasta quince días después de su
entrega, salvo que en este plazo “se hayan transmitido por título oneroso a un tercero de
buena fe”190. El derecho a retener los géneros cargados para garantizar el abono del flete
y otros gastos también se recogía en la legislación histórica191. Sin embargo, la Ordenanza
francesa de 1681 y el Code de commerce de 1807 no permitían al capitán la retención de las
mercancías en estos casos, pero podía negarse a su traslado en el momento de la descarga192
o solicitar el depósito en manos de un tercero hasta que tuviese lugar el pago193. Cuando
el destinatario legitimado para recibir los géneros, según el conocimiento de embarque, se
negaba a hacerlo, el patrón, previa autorización judicial, podía venderlos en cantidad sufi-
ciente para cobrar el precio pactado, depositando los restantes194.
CONCLUSIONES
La Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima vigente en España tiene
unos claros fundamentos históricos. Llegamos a esta conclusión tras comprobar que la
regulación de las obligaciones del porteador en el contrato de fletamento que se recoge en
dicha Ley se basa en reglas que se han mantenido a través del tiempo.
El porteador debe poner a disposición del fletador la nave en condiciones óptimas
de navegabilidad, comprobar este particular y mantenerlo durante el viaje. Esta obligación
es un lugar común en el derecho histórico que condicionaba incluso el cobro del flete o
daba derecho a una indemnización. Sin embargo, la comprobación del estado de los bu-
ques no siempre ha recaído en el transportista, sino que, en algunas fuentes, se atribuía
a los mercaderes, pasajeros, observatores passaggi, oficiales de la corte, naocheros, cónsules
o contramaestre.
La implicación del porteador, en mayor o menor medida, en las operaciones de
carga y descarga de las mercancías supone también una constante en la normativa histó-
rica, al igual que los plazos de plancha que se regían por lo pactado y, en su defecto, por
las costumbres.
La obligación principal del porteador es el transporte de los géneros al puerto de des-
tino convenido en las condiciones pactadas y sin retraso, desarrollándose con detalle en las
fuentes iushistóricas las consecuencias de su incumplimiento. Esta obligación se vinculaba
con el deber de custodiar las mercancías durante el viaje, respondiendo de su pérdida o da-
ños, siempre que se hubiesen declarado y que no aconteciese fuerza mayor, culpa de la otra
190
LEY 14/2014, art. 236. En igual sentido, ORDONNANCE 1681, 3, 3, 24 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 307.
191
RÔLES D’OLÉRON, 4 [PARDESSUS (1828) Tomo I, pp. 325-326]; STATUTA CIVITATIS MASSILIAE, 4, 42
[PARDESSUS (1845) Tomo VI, p. 615]; COSTUMS DE TORTOSA, 4, 6, 9, párr. 2 y 9, 27, 17 y 38 [OLIVER (1881)
Tomo IV, pp. 161-162, 457-458 y 464]; CAPITOLS DEL REI EN PERE, 33 [DE CAPMANY (1791) p. 46]; STATUTI
ANCONITATI DEL MARE, 22 [PARDESSUS (1839) Tomo V, pp. 136-138] y, con ciertas condiciones, LCM, caps. 38
(83), 225 (270) y 230 (275) [PARDESSUS (1831) Tomo II, pp. 82-83, 291-294 y 301-303].
192
ORDONNANCE 1681, 3, 3, 23.
193
CODE DE COMMERCE de 1807, art. 306.
194
ORDONNANCE 1681, 3, 3, 17 y CODE DE COMMERCE de 1807, art. 305.
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Palabras clave: Propiedad intelectual, legislación patria, propiedad literaria, privilegios in-
dustriales, patentes.
ABSTRACT: Intellectual Property Law, in its broad sense, was of primary interest to the
Chilean law makers since the beginnings of independent political life. The promotion of
arts, culture, industry and development, advanced in parallel with a secure protection on the
property of authors and inventors regarding their respective creations. This article analyze
the development, different approaches, discussions and sources of those first laws regarding
Intellectual Property, which made Chile one of the first former colonies who regulated that
area in detail.
Keywords: Intellectual property, first Chilean legislation, copyright law, industrial privileges,
patent law.
INTRODUCCIÓN
El estudio de la historia de la propiedad intelectual en Chile durante el Siglo XIX
no ha sido una preocupación de primer orden para los historiadores del Derecho. Escasas
menciones existen sobre el punto, el que ha sido abordado a propósito de los antecedentes
que generalmente se presentan en investigaciones de Derecho vigente. Así lo ha tratado
Pablo Ruiz-Tagle, quien ha dedicado un capítulo de su obra al tema bajo el título Ensayo
*
Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, Profesor Asociado de la Facultad de Derecho, Pontificia
Universidad Católica de Chile, y Profesor Afiliado al Centro de Estudios Internacionales, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Dirección postal: Alameda 340, Facultad de Derecho, 4to piso, Santiago de Chile. Dirección
electrónica: jfinfante@uc.cl. Este artículo forma parte del proyecto Fondecyt regular número 1190486.
Histórico General del caso chileno1. En un trabajo más reciente, Elisa Walker ha dedicado
asimismo una referencia a los antecedentes constitucionales de dicha protección durante
el Siglo XIX2. Santiago Larraguibel Zavala, en su Tratado sobre la Propiedad Industrial3,
no hace mención alguna a los antecedentes legislativos chilenos, mientras que Vladimir
García-Huidobro dedicó tan solo un corto párrafo4. Otros estudios se han enfocado en la
publicación de las patentes concedidas, pero no en el estudio de la normativa que las afec-
taba5. Acaso el estudio más acabado sobre la historia de la Propiedad Intelectual –en un
sentido restringido– se encuentre en el trabajo de Camilo Mirosevic, titulado “Origen y
evolución del Derecho de Autor, con especial referencia al Derecho Chileno”, trabajo que
no obstante se enfoca exclusivamente en el Derecho de Autor, presentando detalladamente
los antecedentes históricos de dicho fenómeno, pero sin desarrollar latamente la historia de
la legislación chilena.
Se aprecia pues, un vacío en el estudio de la formación jurídica nacional, que puede
resultar acaso de interés para quienes dediquen su estudio al amplio campo del Derecho de
la Propiedad Intelectual.
En consecuencia, el presente trabajo enfocará su estudio en el origen de las primeras
normas de propiedad intelectual aplicadas en nuestro país –heredadas del Derecho espa-
ñol–, al igual que en las primeras disposiciones chilenas sobre la materia. Dado que el desa-
rrollo intelectual e industrial de la primera mitad del Siglo XIX chileno no fue precisamen-
te descollante, y la introducción de inventos provenientes del extranjero tuvo su aplicación
principalmente en los campos hasta entonces desarrollados en la economía nacional –prin-
cipalmente minería y agricultura–, resulta posible tratar en conjunto el desarrollo del Dere-
cho de la Propiedad Intelectual en un sentido amplio, esto es, Derechos de Autor y Propie-
dad Industrial. Sin embargo, no se estudiarán –a propósito de la Propiedad Industrial– los
primeros antecedentes de legislación marcaria6, que quedarán para otras investigaciones.
El objeto del presente trabajo es presentar un estudio con antecedentes inéditos so-
bre el origen y discusión de las primeras normas de Propiedad Intelectual en Chile, dejando
el análisis de su aplicación en tribunales para otros estudios. No obstante, se ofrecerá un
ejemplo de aplicación judicial de la ley de Derechos de Autor de 1834, que ilustra ciertos
inconvenientes en la aplicación e interpretación de la ley, como se verá, en desmedro del
autor litigante.
1
RUIZ-TAGLE (2001) pp. 115-208.
2
WALKER (2014) p. 48.
3
LARRAGUIBEL (1995). Sin embargo, en otra obra dedica cerca de 5 páginas al estudio de estos antecedentes.
LARRAGUIBEL (1987) pp. 7-11.
4
GARCÍA-HUIDOBRO (1992) p. 33.
5
CASELLI (Ed.) (2010); MONTERO (1913).
6
La primera legislación marcaria en Chile es del 12 de noviembre de 1874. LARRAGUIBEL (1987) p. 11.
7
BERKEMEYER (2009) p. 123.
8
BERKOVITZ (2012) p. 40; WALKER (2014) p. 5.
9
NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA Ley XXV, Tit. XVI, Libro VIII, en adelante Nov. Rec. Esa
política de Carlos III de fomentar la literatura y las luces se vio también reflejada en una Real Orden anterior de
1762 que decía “…y siendo la libertad en todo comercio madre de la abundancia, lo será también en este de los
libros…”, como justificación a la eliminación de los impuestos sobre estos bienes. El precio debía ser simple-
mente aquel “…que los autores y libreros quieran poner…”. Nov. Rec. Ley XXIII, Tit, XVI, Libro VIII.
10
Nov. Rec., Ley XXVI, Tit. XVI, Libro VIII.
que, considerando el ímpetu legalista de los Borbones españoles, así como sus pretensiones
centralistas, la Real Orden de 1778 antes mencionada tuvo plena vigencia en América y es-
pecialmente en Chile, como se verá más adelante. En consecuencia, el primer antecedente
de protección de la propiedad intelectual en nuestro país habría tenido origen precisamente
durante el período colonial, legislación que como sabemos, mantuvo su vigencia tras el
movimiento de Independencia. Como sea, en lo que a plazos respecta, vemos que la legis-
lación es ambigua, no estableciendo plazos concretos de protección para los herederos tras
la muerte del autor, e incluso condicionando dicha protección a la solicitud de los mismos.
En el Derecho Patrio, la situación fue levemente distinta. Si bien la primera ley
que expresamente protegía la propiedad intelectual tuvo lugar en 1834, otras normas dan
cuenta de cierto grado de reconocimiento que el Estado daba a los autores e inventores. Tal
es el caso de las normas relativas al uso de la imprenta, instrumento que permitía precisa-
mente fomentar las luces y la libertad política que justificaba la Independencia y formación
republicana. En consecuencia esta materia ha sido tratada de manera preferente desde los
primeros momentos de autonomía política, dictándose la primera ley sobre la materia en
181311, norma que si bien no hacía mención expresa a ningún tipo de protección, si re-
conocía el derecho de todos los hombres a publicar sus escritos mientras no riñesen con
ciertas limitaciones –como la Fe Católica o la moralidad–. Esta ley fue reconocida y com-
plementada una década más tarde por otra dictada bajo el Gobierno de Ramón Freire. Esa
norma complementaria tampoco otorgaba protección alguna a los autores, pero avanzaba
un poco más allá que su antecedente, señalando expresamente que autores y editores de-
bían firmar sus obras, para que la autoría fuese conocida –y en consecuencia, la eventual
responsabilidad por infracción a la norma–12. Del mismo modo enfrentaron el problema
los constituyentes de la época. Si bien la propiedad privada fue protegida constitucional-
mente en casi todas las normas de rango constitucional anteriores a 1833, ninguna de ellas
se hizo cargo de la propiedad intelectual. Sin embargo, desde la Constitución Provisoria de
1818 se reconoce constitucionalmente el derecho de todo hombre para publicar sus ideas13.
El primer avance en la materia vino de la mano del Voto Particular de Mariano
Egaña, el que señalaba en su artículo 177 que “Todo inventor tendrá la propiedad de sus
descubrimientos y de sus producciones. La ley le asegurará un privilegio exclusivo temporal
o resarcimiento de la pérdida que tenga, en caso de exigírsele su publicación”14. El ante-
cedente legal que Mariano Egaña consultó para introducir esa indicación, hasta entonces
inédita en el constitucionalismo chileno, resulta desconocido, aunque existen fuertes
11
Disposiciones relativas a la libertad de la prensa, Decreto de la junta de Gobierno con acuerdo del Senado,
de 23 de junio de 1813.
12
Artículo 2. Adición a la LEY DE IMPRENTA (18/6/1823).
13
Ello puede verse en las siguientes normas: CONSTITUCIÓN PROVISORIA de 1818, artículo 11; CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO de 1822, artículo 223; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHILE de 1823 artículo
262 y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE de 1828, artículo 18.
14
LETELIER (1887-1908) Tomo XXI, p. 97.
Como se puede apreciar, Egaña tenía ciertos reparos en torno a la naturaleza del
alcance de la procedencia de la indemnización en caso de que se obligase a publicar un
invento protegido, la que debía proceder únicamente frente a casos de expropiación sobre
privilegios de utilidad pública. Infante sería uno de los principales objetores de este tipo
de normas que consideraba ambiguas, dada la flexibilidad interpretativa que las normas
contenían20.
Finalmente, el Constituyente de 1833 reconoció y otorgó por primera vez21 protec-
ción sobre la propiedad intelectual en su sentido amplio, abarcando tanto la protección
15
Según Enrique Brahm, Egaña habría tomado dicho artículo de la Constitución brasileña de 1824 y su artí-
culo 179 N° 26, del cual el artículo del Voto Particular de Egaña pareciera ser una traducción literal. BRAHM
(2007) p. 140. Sin embargo, la ausencia de actas de la comisión de reforma a la Constitución de 1828 nos
impide conocer una discusión pormenorizada sobre su origen exacto, así como sobre la intención de sus redac-
tores. MIROSEVIC (2007) p. 65.
16
ARCHIVO NACIONAL-FONDO VARIOS, Vol. 796, Elementos de Economía Política sacados del Tratado de
Economía Política de Juan Bautista Say (1819). Creemos que este trabajo de traducción y resumen se debe a
Juan Egaña.
17
Say dedica un capítulo al Tema. SAY (1804) p. 337.
18
EL VALDIVIANO FEDERAL, Número 66 (21/1/1833). En dicho artículo, Infante observaba la novedad de este
artículo en el contexto jurídico chileno, pero desechaba su utilidad por considerarlo inútil e inmoral, al tiempo
en que defendía la completa libertad de los inventores: “El sistema de premios, de privilegios exclusivos y otros
de este género será mejor no tenga lugar en nuestros Códigos, si se quiere evitar el que se pongan trabas a la in-
dustria y el que sea ciertamente un principio de inmoralidad; todo se consigue dejando que el interés individual
obre independientemente de las autoridades”.
19
LETELIER (1887-1908) Tomo XXI, p. 100.
20
“Al leer este capítulo de la reforma constitucional, observamos que en muchos de sus artículos se remite a lo
que la ley determina… ¿Cuántas veces la ley no vulnerará en su determinación particular los Derecho indivi-
duales que declaró la Constitución?”. El Valdiviano Federal, Número 66 (21/1/1833).
21
RUIZ-TAGLE (2001) p. 131.
debida a los autores como a los inventores, al establecer en su artículo 152 que “Todo
autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento, o producción por
el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiere su publicación, se dará al inventor la
indemnización correspondiente”.
La disposición aprobada fue objeto de comentarios por los tratadistas de la cons-
titución, José Victorino Lastarria y Manuel Carrasco Albano. El primero de ellos dedicó
casi nueve páginas de su obra La Constitución Política de la República de 1833 comen-
tada al análisis del artículo, mientras que Carrasco Albano dedicó dos páginas, y repro-
dujo las leyes generales dictadas a partir de la norma constitucional, que mencionaremos
a continuación.
De acuerdo a Lastarria, “la propiedad exclusiva que el artículo 152 concede al autor
no es contraria a la libertad industrial, sino que la corrobora. En esto la Constitución no
hace otra cosa que reconocer el Derecho Natural que el hombre tiene para aplicar su inteli-
gencia y su actividad para apropiarse la materia… como para hacer suyo lo que es una ema-
nación de su pensamiento…”22. La veta liberal del pensamiento de Lastarria queda mani-
fiesta en su apoyo a la protección de esta norma, la que explica detalladamente, justificando
la utilidad de la misma no solo desde el punto de vista individual, sino que incluso desde
el punto de vista de la utilidad social en la concesión de protección de este tipo. Continúa
Lastarria desarrollando las razones que justifican la duración limitada de este tipo de pro-
piedad, las diferencias de trato que deben hacerse entre la propiedad intelectual e industrial
–distinguiendo como esenciales a cada una el derecho de reproducción y el uso exclusivo,
respectivamente–, entre otras observaciones. Ahora bien, no obstante Lastarria celebra la
inclusión de este artículo y la protección que brinda, critica al mismo tiempo la forma en
que establece esa misma protección, equiparando a los autores con los inventores.
Además de todo lo dicho, Lastarria abordó el estudio de las leyes especiales dictadas
a propósito del artículo 152, es decir, la Ley de Propiedad Literaria de 1834, y la Ley de
Privilegios Exclusivos de 1840, comentarios que mencionaremos más adelante a propósito
del estudio de dichas leyes.
Manuel Carrasco se explaya de manera más breve que Lastarria, pero no por ello con
menos profundidad. Para Carrasco, la consagración de la protección establecida en el ar-
tículo 152 de la Constitución obedecía no solo a la necesidad de contar con una legislación
equiparable a la comparada sobre la materia, sino que al reconocimiento de un principio
cuyo origen se remonta, en opinión del autor, al Derecho Natural y a la conveniencia eco-
nómica, no solo del autor o inventor, sino de la sociedad toda que se ve beneficiada a través
del progreso industrial23.
Más allá de los comentarios que los tratadistas hayan realizado sobre esta norma, es
en razón de ella que se dictaron dos leyes que desarrollaron el contenido del artículo, esta-
bleciendo el alcance de cada una de estas propiedades, quedando de este modo regulados
todos los aspectos de la propiedad intelectual en Chile.
22
LASTARRIA (1856) p. 202.
23
CARRASCO ALBANO (1858) pp. 227 y ss.
24
LETELIER (1887-1908) Sesión de la Cámara de Diputados del 29 de julio de 1833, Tomo XXII, p. 77.
25
LETELIER (1887-1908) Tomo XXII, p. 79. No deja de resultar irónico que la primera ley chilena dirigida a
proteger la “propiedad literaria” haya utilizado, en su mensaje, un párrafo íntegro de la REAL CÉDULA de 1764
dictada por Carlos III.
en favor de los herederos del autor, quienes gozarían de los beneficios de aquel por un plazo
de cinco años, prorrogables hasta diez al arbitrio del Gobierno.
Todos los artículos mencionados fueron tomados de la Ley francesa de 19 de julio de
179326, relativa a los falsificadores. La influencia de dicha norma no es tan solo en espíritu,
sino que literal, ya que el artículo primero del proyecto chileno antes reproducido, es prác-
ticamente una traducción de su equivalente francés27. Lo mismo sucede con los otros dos
artículos mencionados28.
Además de los artículos ya expresados, el resto del proyecto establecía también cier-
tos grados de protección sobre obras de carácter póstumo y obras publicadas por extranje-
ros, a quienes se extendía una idéntica protección que a los autores chilenos. Asimismo se
establecía la posibilidad de que el autor de una obra fuese un cuerpo colegiado, en cuyo
caso la protección se otorgaba por un plazo de 40 años desde su primera publicación. Esta
norma debe de haber obedecido a la necesidad, planteada ya por Carlos III en 1778, de
otorgar cierto grado de protección a las obras elaboradas en las Universidades y otros cen-
tros de estudio (como las Reales Academias).
El proyecto recibido fue pasado a la Comisión de Legislación, y archivado mientras
esta lo discutía. De esta guisa, la Comisión informó favorablemente sobre el proyecto con
fecha 9 de agosto del mismo año, con lo que el proyecto pasó a ser discutido en la Sala de
la Cámara de Diputados, corporación donde había sido recibido el Proyecto. Este se discu-
tió y aprobó en general con fecha 22 de noviembre, y en particular con fechas 13 y 16 de
diciembre. Por algún motivo del cual no ha quedado registro, en la sesión del 13 se aproba-
ron todos los artículos, salvo el 7, 10 y 13, los que fueron aprobados el día 16. En definiti-
va, el Proyecto del ejecutivo fue aprobado sin modificaciones por la Cámara de Diputados,
la que lo remitió al Senado. En esta corporación fue recibido con fecha 9 de junio de 1834,
y pasó a ser discutido y aprobado el 18 y 20 del mismo mes, sin modificación ni indicación
alguna. Volvió de este modo a la Cámara de Diputados con fecha 27 de junio, dándose
cuenta al Presidente de la República de su aprobación con fecha 4 de julio. Fue definitiva-
mente promulgado con fecha 24 de julio de 183429. Con esto, Chile se convirtió en uno de
los primeros países en regular legislativamente sobre la materia30.
26
GUZMÁN (2005) p. 58.
27
Art. 1. Les auteurs d’ecrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver
des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entiere, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuir leurs
ouvrages dans le territoire de la republique, et d’en ceder la propieté en tout ou en partie.
28
El artículo 2 de la citada ley francesa señalaba: “Leurs heritiers ou cessionnaires jouiront du meme droit, durant
l’espace de dix ans, apres la mort des auteurs”.
29
LIRA (1879) Libro III, p. 55.
30
De acuerdo a Alberto Cerda, Chile fue de los países que más temprano dictaron leyes para regular la materia,
con leyes en Colombia el mismo año, Venezuela en 1839 y Perú en 1849. CERDA (2016) p. 25.
31
La reproducción de las partes relevantes de todo el proceso fueron publicadas por CRUZ (1907).
32
Esta exigencia es, en nuestro juicio, ambigua. Efectivamente el artículo 10 señala “…y bastará que deposi-
tándose previamente tres ejemplares en la Biblioteca pública de Santiago, se anuncie en el frontispicio a quien
pertenezca”. Cuando se pide la exigencia del anuncio, no queda claro si se refiere al frontispicio del libro, o bien
de la Biblioteca pública de Santiago.
33
CRUZ (1907) p. 242.
Tribunal de Alzada, la ley reconocía la distinción entre ambas caras del Derecho de Autor.
Como fuere, dado el revés sufrido en segunda instancia, el perjudicado autor recurrió hasta
la Corte Suprema, la que confirmó la sentencia del tribunal de alzadas. El argumento del
máximo tribunal, al igual que el del tribunal de alzada, se apoya en la falta de cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la ley. No obstante, en cuanto al fondo
del asunto, en su considerando 7° la Corte Suprema expresamente reconoció que “…según
la prueba rendida en esta causa y especialmente según el informe de fojas 75 suscrito por
don Eliodoro Yáñez, don Roberto Huneeus y don Adolfo Tapia, y el de fojas 344 suscrito
por don Gaspar Toro, la dicha Geografía de los niños es casi en su totalidad una reproduc-
ción literal del libro de don Gonzalo Cruz titulado Geografía para la enseñanza secunda-
ria”. En definitiva, la Corte Suprema, si bien confirmó la sentencia de segunda en cuanto
a que los requisitos señalados en el artículo 10 de la ley tenían lugar “para el solo efecto de
amparar la utilidad pecuniaria”, no separó la protección de los derechos conexos del dere-
cho de autor, negando en definitiva que se tratase de un plagio. Si bien la Corte Suprema
reconoció la existencia de derechos conexos separados de los de autor, no aprovechó la
oportunidad para salvar estos últimos, desestimando la demanda en todas sus partes. El Sr.
Cruz manifestó su disconformidad al señalar en sus comentarios a todo el proceso que “con
la referida sentencia, la propiedad literaria queda en Chile a merced de los tribunales….”34.
34
CRUZ (1907) p. 261.
35
DOUGNAC (1999) pp. 111-158.
36
Es especialmente importante el artículo 18, que señalaba: “Los inventos útiles y aprobados que después de
verificado en grande se calificaren por el uso corriente de más de un año, serán premiados con privilegio exclu-
sivo durante la vida de su autor para que nadie use de ellos sin su consentimiento, y sin contribuirle con una
moderada parte del provecho y ventaja que efectivamente resultare del uso de la tal invención”.
37
LETELIER (1887-1908) Tomo VIII, p. 437.
38
LETELIER (1887-1908) Tomo III, p. 86.
39
LETELIER (1887-1908) Tomo III, p. 103.
40
LETELIER (1887-1908) Tomo V, p. 33.
41
LETELIER (1887-1908) Tomo V, p. 41.
cierto recelo la introducción de esta nueva tecnología: “Tres objeciones han aparecido hasta
aquí contra la adopción de este proyecto, tales son: 1a. Que el por la exigua porción de bra-
zos que requiere para las maniobras mar, arruina en su origen los progresos de nuestra ma-
rina, destruyendo el plantel de marineros, que todas las naciones han fijado en el comercio
de cabotaje...”42.
Tras recibir el informe del Consulado, el Senado Conservador otorgó al señor Grinol
el privilegio solicitado, pero por el plazo de 10 años, y la obligación de introducir la nave-
gación a vapor dentro del plazo de 18 meses, transcurridos los cuales expiraría el privilegio
de no iniciarse las actividades43. Hubo otras solicitudes, como las de Diego Antonio Barros,
quien solicitó un privilegio por 6 años para establecer una fábrica de cebo colado, cueros,
crin y lana, a quien se le concedió finalmente por 4 años44. El mismo plazo de protección
se le concedió por la Convención Preparatoria de 1822 a José Manuel Hernández y José
Antonio Díaz, quienes lo solicitaron para establecer una fábrica de jabón y velas de aceite
de ballenas45.
En 1824 se propuso una medida interesante, que buscaba fomentar el progreso y
desarrollo del país mediante el incentivo a la colonización extranjera. Esta ley establecía el
otorgamiento de protección a los privilegios industriales que los extranjeros trajesen con-
sigo, aunque sin desarrollar mayormente el punto y dejando el asunto bajo la fórmula “en
cuanto pueda el Gobierno”46.
Sin embargo, el Gobierno dio los primeros pasos en miras a conseguir una ley que
regulase la Concesión de Privilegios Industriales a través de una ley especial en 1831, jus-
tamente a propósito de la presentación que el Vicepresidente Fernando Errázuriz hizo de
la solicitud del artesano Manuel Rojas, vista más arriba. En ella, Errázuriz señalaba: “Pero
no debiera limitarse el Congreso únicamente a resolver sobre la solicitud de este individuo.
Una ley sobre privilegios de invención es de urgente necesidad en nuestro país para fomen-
tar la industria naciente, que en tanto permanezca privada de estímulos nunca se levantará
del polvo. A juicio del Gobierno, debiera especificarse en dicha ley los privilegios a que son
acreedores los autores de una invención enteramente nueva y de conocida utilidad pública;
aquellos de que deben gozar los introductores de una máquina conocida en otros pueblos,
pero desconocida en el nuestro, que emplee primeras materias del país; aquellos de que
puedan gozar las que carezcan de esta última condición; una ley, en fin, que teniendo pre-
sente los casos que pueden ocurrir con más frecuencia, premie los talentos y favorezca las
empresas útiles a la sociedad”47.
Dado que al parecer el Congreso hizo caso omiso de la sugerencia de Errázuriz, es
que el Presidente Prieto intentó nuevamente insistir en la conveniencia de contar con una
ley de esta naturaleza, aprovechando el mensaje con el que acompañaba la solicitud de
42
LETELIER (1887-1908) Tomo V, p. 34.
43
LETELIER (1887-1908) Tomo V, p. 84.
44
LETELIER (1887-1908) Sesiones del 13 y 15 de abril, Tomo V, pp. 601 y 607.
45
LETELIER (1887-1908) Tomo VI, p. 389.
46
LETELIER (1887-1908) Tomo IX, p. 245.
47
LETELIER (1887-1908) Sesión del 11 de julio de 1831, Tomo XIX, p. 127.
Onofre Bunster. En dicha oportunidad Prieto señaló: “El Gobierno recomienda nuevamen-
te al Congreso la necesidad de una ley sobre esta materia, satisfecho plenamente de que esta
sola medida hará progresar con rapidez todos los ramos de industria que aún yacen en un
abatimiento extremo”48.
Estas propuestas no tuvieron acogida por parte del Congreso, lo que quizá se deba a
la dedicación de los esfuerzos en torno a la Convención Constituyente que daría origen a la
Constitución de 1833, la que una vez aprobada, estableció el primer antecedente de protec-
ción constitucional a la propiedad intelectual, como ya vimos. Desde el punto de vista de la
propiedad industrial, este artículo vino a introducir un cambio en la norma que justificaba
la protección industrial, incluso en el rubro minero, en el que las Reales Ordenanzas de Mi-
nería de Nueva España seguían plenamente vigentes como Ordenanzas de Minería. Tal es
el caso de dos profesores franceses, Juan Lay –profesor ebanista– y José Coupelon –profesor
dentista–, quienes en 1833 solicitaron un privilegio exclusivo por 10 años para explotar mi-
nas de mármol, jaspe y otras piedras preciosas. En su solicitud, los franceses no dudaron en
invocar la Constitución en su defensa, a tan solo un par de semanas desde su promulgación
(25 de mayo de 1833): “…Protestamos que nada exigimos que no sea conforme a la Cons-
titución y leyes del país o, por mejor decir, que no emane y parta de ellas mismas. Una ad-
ministración tan liberal y tan celosa de promover los adelantamientos y prosperidad pública,
no puede menos de acoger benignamente nuestra petición sumisa…”49.
Dada la falta de una ley especial que regulase la materia, los solicitantes argumen-
taban su petición en la ley dictada en 1811 –no obstante ellos la databan en 1813– que
regulaba las aduanas y el comercio libre, citando expresamente algunos de sus artículos –es-
pecialmente aquellos que establecían exenciones tributarias– de los que se podría despren-
der cierto grado de fomento al desarrollo industrial y la consecuente protección industrial
sobre los inventos e innovaciones50.
Un caso importante de protección industrial fue el solicitado por William
Wheelwright en 1835. El Presidente Prieto presentó la solicitud ante el Senado con
fecha 12 de junio de ese mismo año –y acompañó un proyecto de ley al respecto–,
corporación que, a diferencia de casos anteriores, radicó la discusión de los pormenores
en la Comisión de Gobierno –y no en la de Hacienda–51. La comisión sugirió aprobar el
48
LETELIER (1887-1908) Sesión del 12 de septiembre de 1832, Tomo XIX, pp. 440-441.
49
LETELIER (1887-1908) Sesión del 14 de junio de 1833, Tomo XXII, p. 11. Un año más tarde, Miguel Navas
solicitaría protección de privilegio exclusivo sobre un invento de su autoría para la fabricación de untos para
botas. En su solicitud, Navas señalaba expresamente que justificaba su solicitud ante el Congreso “porque aún
no se dictaba la ley que previene el artículo 152 de la Constitución…”. SCL, Sesión del 14 de julio de 1834,
Tomo XXII, p. 352.
50
El artículo 4 resume bastante bien el espíritu de dicha pieza de legislación en torno al tratamiento del de-
sarrollo científico por parte del Primer Congreso Nacional: “Art. 4. Con el fin de dar mayor fomento a las
ciencias, a la agricultura e industria del país, se encarga a los maestres y capitanes de todo buque que conduzcan
al Reino sin costo ni gravamen alguno, a todo científico, especialmente matemáticos, químicos, botánicos y ar-
tesanos, invitándolos al efecto, ciertos de que, a más de satisfacerles del erario los costos, serán tratados los con-
ductores como Beneméritos de la Patria, por concurrir a propagar en estas poblaciones los conocimientos útiles,
que proceden a la Industria, y hacen florecer el Comercio”. LEY DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN. ORDENANZA DE
ADUANAS, 1811. ANGUITA (1902) pp. 6-7.
51
LETELIER (1887-1908) Tomo XXIII, pp. 332-336.
52
Otra solicitud de 1835 lleva la firma de Andrés Blest –tío del escritor Alberto Blest Gana– para obtener el
privilegio exclusivo sobre un invento suyo para destilar ron en Valparaíso. LETELIER (1887-1908) Sesión del 7 de
septiembre de 1835, Tomo XXIII, p. 431.
53
“… Y como nuestra industria favorecida por leyes sabias que la protegen y la fomentan, convida a empresas
difíciles que para plantearse necesitan las más veces el aliciente de un privilegio, el Gobierno se ve obligado a
entender en esta clase de pedimentos y llamar continuamente la atención del Congreso. Estas consideracio-
nes le han hecho sentir la necesidad de iniciar una ley sobre privilegios que amplificando el artículo 152 de la
Constitución, determine los casos en que han de darse, y fije el tiempo que deban durar…”. Mensaje de Joaquín
Tocornal vista en la sesión del 8 de julio de 1840. LETELIER (1887-1908) Tomo XXVIII, Anexo 217, p. 293.
54
LETELIER (1887-1908) Sesión del 10 de julio de 1840, Tomo XXVIII, p. 299.
55
LETELIER (1887-1908) Sesión del 15 de julio de 1840, Tomo XXVIII, p. 309. El proyecto presentado por la
Comisión establecía lo siguiente: “Artículo 1. Se autoriza al Presidente de la República para determinar proviso-
riamente y hasta que se dicte la ley a que se refiere el artículo 152 de la Constitución, el tiempo porque deban
durar los privilegios exclusivos, con tal que no exceda de 10 años. Artículo 2. Los privilegios que el Presidente
de la República concediere, quedarán sujetos a la ley general que debe dictarse sobre esta materia. Artículo 3. El
Presidente de la República tomará las medidas que conceptuase convenientes para que no se hagan ilusorios los
privilegios concedidos”.
56
Véanse las sesiones del 20 y 22 de julio de 1840. LETELIER (1887-1908) Tomo XXVIII, pp. 311 y 317.
Art. 5. Antes de entregarse la patente al que la Art. 5. Antes de entregarse la patente al que la
solicita, hará constar por los correspondientes solicita, hará constar por los correspondientes
recibos, el haber entrado en Tesorería General recibos, el haber entrado en Tesorería Gene-
la cantidad de $25, y de haber depositado en el ral la cantidad de $50, y de haber depositado
Museo Nacional, dibujos o modelos y un plie- en el Museo Nacional las muestras, dibujos
go cerrado que contenga una descripción tan y modelos y un pliego cerrado que contenga
minuciosa y especificada, que distinga la inven- una descripción tan minuciosa y especificada,
ción o descubrimiento de las otras cosas antes que distinga la invención o descubrimiento de
conocidas y usadas, que señale los diversos las otras cosas antes conocidas y usadas, que
modos y principios de que se puede valer en su señale los diversos modos y principios de que
aplicación para que pueda habilitar a cualquie- se puede valer en su aplicación para que pueda
ra otra persona perita en el arte o manufactura, habilitar a cualquiera otra persona perita en el
para hacer construir o usar la misma invención arte o manufactura, para hacer construir o usar
a fin de que el público se aproveche del bene- la misma invención a fin de que el público se
ficio a la expiración del término de la patente. aproveche del beneficio a la expiración del tér-
En la cubierta de este pliego se escribirá el títu- mino de la patente.
lo u objeto del privilegio, afirmará el propieta- En la cubierta de este pliego se escribirá el títu-
rio que ha llenado fielmente la condición aquí lo u objeto del privilegio, afirmará el propieta-
impuesta, y lo certificará la Comisión, jurando rio que ha llenado fielmente la condición aquí
no revelar el secreto. impuesta, y lo certificará la Comisión, jurando
no revelar el secreto. El propietario durante el
término de un privilegio, podrá examinar el
pliego para ver si se mantiene cerrado y lacra-
do como lo entregó.
Art. 6. en el Museo Nacional se destinará Art. 6. en el Museo Nacional se destinará
una sala para colocar las muestras, modelos o una sala para colocar las muestras, modelos o
dibujos y una [sic] arca segura para custodiar dibujos y una [sic] arca segura para custodiar
los pliegos cerrados de que habla el artículo los pliegos cerrados de que habla el artículo
anterior, los que no podrán ser abiertos ni pu- anterior, los que no podrán ser abiertos ni pu-
blicados, mientras no haya expirado el término blicados, mientras no haya expirado el término
del privilegio o patente. del privilegio o patente.
Art. 7. Los $25 que previene el artículo 5° se Art. 7. Los $50 que previene el artículo 5° se
destinan para la conservación y fomento de la destinan para la conservación y fomento de la
sala que se establece en el Museo. sala que se establece en el Museo.
Art. 8. La introducción de artes, manufacturas, Art. 8. La introducción de artes, manufacturas,
máquinas inventadas en otras naciones y desco- máquinas inventadas en otras naciones y desco-
nocidas enteramente o no establecidas ni usa- nocidas enteramente o no establecidas ni usa-
das en Chile, podrán obtener privilegios exclu- das en Chile, podrán obtener privilegios exclu-
sivos en los mismos términos y con las mismas sivos en los mismos términos y con las mismas
condiciones que los nuevos descubrimientos condiciones que los nuevos descubrimientos
o invenciones, pero por un tiempo más corto o invenciones, pero por un tiempo más corto
que las últimas. No gozarán de privilegios las que las últimas.
simples variaciones o mudanzas de solo formas No gozarán de privilegios las simples variacio-
o proporciones de las máquinas o cosas antes nes o mudanzas de solo formas o proporciones
establecidas. de las máquinas o cosas antes establecidas.
Art. 9. La propiedad del privilegio o patente Art. 9. La propiedad del privilegio o patente
es transmisible como toda otra, pero cuando es transmisible como toda otra, pero cuando
se enajene por venta se avisará previamente al se enajene se avisará previamente al Ministerio
Ministerio del Interior, expresando los motivos del Interior, expresando los motivos que causan
que causan la enajenación y siendo justos se la enajenación.
anotará en el libro la transferencia. Si los encontrase justos, se anotará en el libro la
transferencia, y si no, procederá a hacer efecti-
va la disposición del artículo 11.
Art. 10. Cualquier persona que construya ar- Art. 10. Cualquier persona que construya ar-
tículos privilegiados por el mismo método que tículos privilegiados por el mismo método que
conste del privilegio, pagará una multa que conste del privilegio, pagará una multa que no
no baje de $100 ni suba de 1000, perderá los baje de $100 ni suba de 1000, perderá los efec-
efectos que se le encuentren construidos, y las tos que se le encuentren construidos, y las má-
máquinas, ingenios, instrumentos o útiles de quinas, ingenios, instrumentos o útiles de que
que se ha valido. El valor de todo será aplicado se ha valido. El valor de todo será aplicado por
por mitad al Fisco o al propietario de la paten- mitad al Fisco o al propietario de la patente o
te o privilegio. privilegio, salvo la acción de daños y perjui-
cios que a este corresponda.
Art. 11. El privilegio que se haya conseguido Art. 11. El privilegio que se haya conseguido
subrepticiamente, es decir, sobre falsos testimo- subrepticiamente, es decir, sobre falsos testimo-
nios, o no siendo el inventor el que lo ha soli- nios, o no siendo el inventor el que lo ha soli-
citado, o sobre una industria ya establecida en citado, o sobre una industria ya establecida en
el país de la misma manera, será anulado inme- el país de la misma manera, será anulado inme-
diatamente, condenado en las costas del proceso diatamente, condenado en las costas del proceso
del esclarecimiento, el que lo obtuvo, y castiga- del esclarecimiento, el que lo obtuvo, y castiga-
do con una multa pecuniaria que no exceda de do con una multa pecuniaria que no exceda de
$1000 ni baje de ciento, o con una prisión que $1000 ni baje de ciento, o con una prisión que
no baje de tres meses ni pase de doce. no baje de tres meses ni pase de doce.
Art. 12. Si se suscitare pleito entre individuos Art. 12. Si se suscitare pleito entre individuos
que hayan obtenido patentes para la fabrica- que hayan obtenido patentes para la fabrica-
ción de unos mismos productos, será deci- ción de unos mismos productos, será decidido
dido por un arbitraje compuesto de un juez por un arbitraje en única instancia compuesto
nombrado por cada parte y de un tercero que de un juez nombrado por cada parte y de un
nombrará el Ministro del Interior, de entre los tercero que nombrará el Ministro del Interior.
jueces de la Corte de Justicia.
Art. 13. Se concederán privilegios generales Art. 13. Se concederán privilegios generales
que tengan su efecto en todo el territorio de que tengan su efecto en todo el territorio de
la República, o particulares que comprendan la República, o particulares que comprendan
a uno, dos o más departamentos o provincias. a uno, dos o más departamentos o provincias.
Art. 14. En todo privilegio que se conceda, se Art. 14. En todo privilegio que se conceda, se
fijará un término proporcionado para el esta- fijará un término proporcionado para el esta-
blecimiento de las máquinas, ingenios o manu- blecimiento de las máquinas, ingenios o manu-
facturas, y concluido el cual comenzará a correr facturas, y concluido el cual comenzará a correr
el concedido privilegio. el concedido privilegio.
Art. 15. Solo podrá concederse la renovación Art. 15. Si al vencimiento del plazo concedido
de una patente, cuando casos fortuitos u ocu- para el establecimiento no se plantease, no
rrencias extraordinarias hagan merecedor de tendrá lugar el privilegio; y caducará después
ella al privilegiado y sea solicitada por lo menos de planteado, se abandonare por más de un
seis meses antes de la expiración del privilegio. año, o si se adulteraran los productos, ha-
ciéndose inferiores a las muestras o modelos
presentados.
Art. 16. No se deroga por la presente ley lo Art. 15. Solo podrá concederse la renovación de
establecido en la ordenanza de minería con una patente, cuando casos fortuitos u ocurren-
respecto a los privilegios que se concedieren en cias extraordinarias hagan merecedor de ella al
este ramo. privilegiado y sea solicitada por lo menos seis
meses antes de la expiración del privilegio.
Art. 16. No se deroga por la presente ley lo
establecido en la ordenanza de minería con
respecto a los privilegios que se concedieren en
este ramo, ni lo establecido en la ley de 24 de
julio de 1834, relativa a la propiedad de obras
literarias y de bellas artes.
57
Así sucedió con las peticiones de los señores Larraín y La Calle, que debían resolverse en la sesión del 3 de
agosto de 1840. LETELIER (1887-1908) Tomo XXVII, p. 133.
58
LETELIER (1887-1908) Tomo XXVII, p. 132.
sugería también modificar el artículo 5° en cuanto a que la declaración del contenido del
sobre debía ser certificado a satisfacción de la Comisión que lo había informado, ya que el
juramento –de originalidad– se encontraba contemplado en el artículo 2°. Finalmente, se
sugería modificar el artículo 8° en cuanto a suprimir la referencia a “manufacturas” y reem-
plazarla por “industrias”, para evitar la confusión con “mercaderías manufacturadas”. Se su-
gería asimismo que el tiempo de protección a los privilegios concedidos al amparo de dicho
artículo no pasaren de 8 años59.
El proyecto se mantuvo en tabla hasta la sesión del 17 de agosto, en la que se apro-
bó en general. En la sesión del 21 de agosto se aprobó en particular, y se aceptaron las
indicaciones propuestas por la Comisión de Hacienda, salvo en sus indicaciones relativas
al artículo 8°, el que se modificó en cuanto a que el plazo máximo de protección quedaba
efectivamente reducido a 8 años, pero en atención a la “utilidad o dificultad de la empresa,
a juicio del Ministerio, en vista del informe de la comisión”60.
Con las modificaciones señaladas el proyecto se dio por aprobado, y se devolvió al Se-
nado para su discusión y aprobación. Esta corporación acusó recibo el 26 de agosto de 1840,
y acordó aceptar las indicaciones propuestas condicionado ello a que la Cámara de Diputados
conservase la “última cláusula del artículo original” en referencia al artículo 8°. También se
acordó comisionar al Senador Mariano Egaña, “para que hiciese presente en la otra Cámara
este acuerdo… advirtiéndose que si no convenía dicha Cámara en ellas, pidiese la aprobación
del acuerdo provisorio en que se autoriza al Presidente de la República para determinar el
tiempo que deban durar los privilegios, ínterin se dicta la ley general…”61.
Asistió el Senador Egaña a la sesión de la Cámara de Diputados de fecha 28 de agos-
to, oportunidad en la que se aprobaron los artículos discutidos sin mayores modificaciones
que la última propuesta por el Senado, y se remitió nuevamente el proyecto a esta corpo-
ración con tan solo una indicación relativa al artículo 6°, en cuanto a que la integridad del
sobre depositado en custodia del Museo Nacional pudiese ser abierto para efectos de los
artículos 11, 12 y 1562. Esta indicación fue aprobada por el Senado en su sesión del 31 de
agosto, quedando con ello aprobado el proyecto en general y particular. Dado que el Sena-
do clausuró las sesiones ordinarias el primero de septiembre de acuerdo al artículo 52 de la
Constitución de 1833, no obstante la ley fue promulgada el 9 de septiembre de 184063.
59
LETELIER (1887-1908) Tomo XXVII, p. 132.
60
LETELIER (1887-1908) Tomo XXVII, p. 179.
61
LETELIER (1887-1908) Tomo XXVIII, p. 516.
62
LETELIER (1887-1908) Sesión del 31 de agosto, Tomo XXVIII, p. 527.
63
ANGUITA (1902) pp. 333-334. Sobre este punto, Jorge Huneeus señaló que este documento tuvo únicamente
naturaleza de decreto con fuerza de ley, lo que en su opinión hacía que este fuese nulo por haber sido dictado
sin la facultad para ello por parte del Ejecutivo: “Así pues, si las disposiciones de este decreto pudieron tildarse
fundadamente, antes de nada menos que de inconstitucionales…”. HUNEEUS (1889) p. 10.
64
FOUCART (1839), en LASTARRIA (1856) p. 206.
65
LASTARRIA (1856) p. 208.
66
BREUER (1957) Tomo I, p. 32, citado en LARRAGUIBEL (1987) p. 8. Del simple cotejo de la LEY DE PRIVILEGIOS
EXCLUSIVOS de 1840 con la PATENT ACT de 1836 resaltan algunos puntos importantes, tales como el uso de la
palabra manufactura en esta última. En su sexta sección, la norma dice que la patente se podrá conceder sobre
“any new and useful art, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement ony
art, machine, manufacture or composition of matter, not known or used by others before his or their Discovery or
invention thereof…”. Del orden de la enumeración señalada en la ley estadounidense se puede concluir con
certeza que el legislador chileno de 1840 tuvo a la vista dicha norma, la que resulta casi idéntica. Al mismo
tiempo, la utilización del término “manufactura”, discutido precisamente por el Congreso chileno, encuentra su
origen en la ley estadounidense. Esta última puede consultarse en PETERS (1856) pp. 117-125. No hemos dado
con pistas que puedan entregar luces sobre cómo es que el Senador Benavente conoció esta pieza de legislación
extranjera, no obstante se podría suponer que, dado el estado de la industria y economía nacional, el entonces
Encargado de Negocios de los Estados Unidos Richard Pollard, haya hecho llegar un ejemplar de dicha norma
al Senador Benavente.
67
Si bien la LEY DEL 7 DE ENERO de 1791 utilizaba el término “patente”, el REGLAMENTO DEL 25 DE MAYO de ese
mismo año introdujo el concepto de “brevet”, en uso hasta nuestros días. En España el término fue introducido
por vez primera en 1820, en la efímera Ley de 2 de octubre de 1820. Según Pella y Forgas, ello ocurrió “…no
sé si por odio a la palabra privilegio, que había de sonar mal a los progresistas de 1820, por imitación de la ley
de patentes francesa de 1791, o real y efectivamente por convicción propia”. PELLA Y FORGAS (1892) p. 40.
68
Véanse los artículos 1, 2 y 3 de la LOI PORTANT RÈGLEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ DES AUTEURS D’INVENTIONS &
DÉCOUVERTES EN TOUT GENRE D’INDUSTRIE, promulgada en París el 25 de Mayo de 1791. GALISET (1829) p. 376.
La LEY DEL 7 DE ENERO de 1791 puede revisarse en LE HODEY (1790) pp. 201 y ss. Según el principal comenta-
rista contemporáneo a esta legislación, José Victorino Lastarria, la ley chilena se habría tomado de la francesa
del 7 de enero de 1791. Ello lo señala a propósito de la implementación del principio o supuesto de que para el
otorgamiento de una patente la novedad es requisito indispensable: “Este principio, sobre el cual reposa la legis-
lación francesa relativa a la materia, es aplicable a nuestra ley, que es copia de aquella y que lo admite expresa-
mente”, señalaba Lastarria siguiendo al clásico tratadista Francés Foucart. LASTARRIA (1856) p. 206.
69
La ley chilena fue más restrictiva que la francesa de 1791, que se limitó a señalar que de las patentes se podía
disponer como de una propiedad mueble (art. XIV). La ley chilena en cambio exigía el aviso al Ministro del
Interior para su enajenación.
mencionábamos anteriormente70, presentada en 1835 por Andrés Blest para destilar ron en
Valparaíso71.
CONCLUSIONES
Como se pude apreciar, Chile contó desde muy temprano con una legislación apro-
piada relativa a la Propiedad Intelectual. Más allá de la ironía en ciertos aspectos de la
presentación y discusión de los proyectos de leyes particulares, el Gobierno de Chile y el
Congreso Nacional mostraron desde muy temprano interés por regular y salvaguardar la
propiedad de autores e inventores, bajo la premisa de que en ambos casos era de justicia
proteger la propiedad en todas sus formas, y las consecuencias que esa tendencia proyectaba
en el desarrollo intelectual e industrial del país. En algunos aspectos dichas normativas re-
sultan llamativas para la época, como por ejemplo la sustracción de los litigios sobre paten-
tes de la justicia ordinaria y su consagración como caso de arbitraje especial y forzoso. La
elección del arbitraje como solución de controversias no aparece como solución establecida
en las normas de derecho comparado vistas, por lo que se trata de una solución original del
Derecho Chileno, que ha probado su utilidad mediante la consagración de esta medida en
el Derecho vigente. En este sentido, la legislación patria se aleja de la tradición al sustraer el
conocimiento de este tipo de litigios de los magistrados ordinarios.
Asimismo la consagración constitucional del Derecho de Propiedad Intelectual rea-
lizado en la Carta 1833 ha servido de antecedente político hasta nuestros días, en que la
Constitución vigente continúa brindando protección expresa sobre la propiedad de autores
e inventores (art. 19 N° 25).
En definitiva, podemos concluir que la legislación chilena sobre Propiedad Intelec-
tual fue suficiente para su época y contexto económico e intelectual, teniendo como prueba
de ello la larga vigencia de las leyes dictadas.
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CARRASCO ALBANO, Manuel (1858): Comentarios sobre la Constitución Política de 1833
(Valparaíso, Imprenta y Librería del Mercurio).
70
Véase nota 50.
71
MONTERO (1913) p. 3.
CASELLI, Pedro (Ed.) (2010). Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile (Santiago,
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UGARTE VIAL, Fernando (2018): Juicio ejecutivo de cobro de impuesto territorial (Santiago,
Ediciones UC) 294 pp.
El abogado don Fernando Ugarte Vial ha publicado recientemente una obra sobre el
“Juicio ejecutivo de cobro de impuesto territorial” (Ediciones UC, 294 páginas). Se trata de
un libro muy bien trabajado, desde lo primero, que es la investigación o aparato crítico que
estudia, que me parece completísima, especialmente por la impresionante cantidad de sen-
tencias que presenta, que el autor no solo ha seleccionado con cuidado, lo que ha supuesto
obviamente un arduo trabajo de indagación, sino porque además las ha estudiado y escogi-
do en su doctrina esencial, con delicado juicio.
No estamos frente un mero manual que organiza bien la información: se trata de un
valioso trabajo de Derecho, en el cual su autor ha escrito muy bien y articuladamente, con
pleno domino de las instituciones civiles, administrativas y procesales que aborda; y lo hace
no sin antes –y esto se nota– pensar muchísimo, para detectar los problemas, profundizar
en los mismos y buscarle las soluciones justas y acordes con nuestro sistema legal.
Es un libro, además, bien escrito, pues la pluma del autor es llana, pulcra, bien es-
tructurada, precisa y elegante.
La obra se reparte en tres partes:
La primera de ellas se divide en dos capítulos. En el primero, el autor aborda las no-
ciones generales del tributo que estudia, y que parecen imprescindibles para seguir con el
análisis mismo de la ejecución del tributo, que es la esencia del segundo capítulo.
En esta parte el autor hace un despliegue impresionante de versación procesal, y
repasa acuciosamente cada elemento del juicio ejecutivo para el cobro del impuesto terri-
torial, y va tomando posición doctrinal respecto de los principales problemas que aparecen.
Así, afirma fundadamente que, pese a ser un juicio con dos etapas, una administra-
tiva y otra judicial, se trata de un solo procedimiento, un solo juicio. Declara así, con total
seguridad y sólidos fundamentos, que la etapa administrativa tiene claramente connotación
judicial, y el funcionario que está a cargo de ella sí ejerce verdadera jurisdicción.
Especial interés tiene en esta parte del libro el análisis que el señor Ugarte hace del
emplazamiento y de la manera en que debe hacerse, poniendo énfasis en que no puede
dejar de hacerse personalmente a aquel contra quien se dirige la ejecución, si se quiere ser
respetuoso del debido proceso. Por otra parte, me parece digno de alabar las funciones que
detecta cumple la nómina de morosos: es el título ejecutivo mismo, pero es también la de-
manda ejecutiva.
En la segunda parte del libro, que es la más original, por la manera en que se plantea
el autor, se repasan los vicios procesales más frecuentes en este juicio, que son básicamente
la ausencia del deudor moroso en la nómina y la falta misma de emplazamiento.
Respecto del primer tema, detecta en la ausencia del deudor moroso en la nómina,
un vicio profundo y grave, que denomina ausencia o falta de la relación jurídico procesal.
Con agudeza, Fernando Ugarte analiza primeramente el efecto procesal producido, y luego
las consecuencias civiles que tiene la circunstancia de que se ejecute a quien no es en verdad
el dueño de la propiedad que se supone ha causado la deuda fiscal.
Un tercer aspecto que es destacable, en esta parte, es la revisión que el autor hace de
las distintas opciones que el dueño tiene para impugnar una ejecución tan irregular como
esa, que puede llevar a la pérdida de un bien raíz, fundada en el hecho de que el dueño del
predio que causa la deuda, no ha sido ejecutado.
Tal vez la defensa más interesante que el autor propone, y que en verdad es una ac-
ción, es la declaración de inexistencia de la relación procesal, para lo cual repasa esta figura,
desde el punto de vista civil y administrativo. Con argumentos persuasivos Fernando Ugar-
te defiende la idea de que es imposible que haya nacido una relación jurídica procesal, sin
que esté demandado el verdadero dueño del bien, que no es otro que el que aparece en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente, y desde aquí articula
una batería de argumentos para oponerse a ejecuciones ilegales.
En la última parte del libro, el autor presenta un acabado estudio de la jurispruden-
cia actual sobre el tema.
El libro cierra con un apéndice sobre Resoluciones y fallos de interés sobre diversas ma-
terias, pronunciados en, o a propósito de, juicios ejecutivos de cobro de impuesto territorial.
La obra, además, trae una interesante Minuta –la Nº 466, de 23 de julio de 2014–,
emitida por el jefe de la división jurídica (s) de la Tesorería General de la República, de
mucha utilidad práctica para abogados.
Por último, y con delicado cuidado por sus lectores, el autor ha preparado un índice
analítico alfabético de materias, que ayudará a la consulta del libro. Cabe señalar además,
que el aparato bibliográfico es notable.
Quiero destacar muy especialmente, como algo medular del libro, y que creo que
permite calibrar su mérito, la profunda comprensión del autor acerca del Registro del Con-
servador de Bienes Raíces y de su función protectora de la propiedad.
Sabemos que es don Andrés Bello el principal impulsor del Registro Conservatorio,
y aún poco es lo que se le ha alabado por este hecho. Esta obra de don Fernando Ugarte,
qué duda puede caber, es un homenaje implícito al sabio venezolano.
Quienes conozcan el sistema jurídico de otros países, el de Perú por ejemplo, podrán
comprender la importancia que tuvo y tiene para Chile haber organizado un sistema de
propiedad registral, como el que ideó y reguló don Andrés Bello.
Contribuye, sin duda, a la certidumbre jurídica de todos los propietarios de bienes
raíces, en aumento en Chile, saber que nuestro título dominical está a buen recaudo en la
medida de que está inscrito. Aplaudo entonces a don Fernando Ugarte cuando insiste, con
tanto brillo y profundidad, en que no puede ser sino la copia respectiva del Registro de
Propiedad el elemento probatorio clave, para conectar al bien raíz que causa el impuesto,
con el sujeto demandado ejecutivamente.
El argumento final del autor es el de un llamado clamoroso por la justicia a favor
del contribuyente territorial, que tiene todo el derecho para defenderse de juicios injustos.
El directo rechazo que hace don Fernando Ugarte de los emplazamientos vía carta certifi-
cada en sitios eriazos y la falta de indagación por los verdaderos títulos del propietario del
bien raíz que ha causado la mora, son muy profundos, y muy bien argumentados, pues los
apoya en sesudos razonamientos, ilustrados con doctrina y jurisprudencia sólidas, que ha
supuesto en él mucho trabajo y dedicación, sin duda.
En suma, nos encontramos frente a una obra riquísima por su profundidad, que
pone a su autor en un lugar destacado, tanto en el ámbito forense como en el académico, a
una edad muy joven.
BAISTROCCHI, Eduardo (Ed.) (2017): A Global Analysis of Tax Treaty Disputes (Cambridge,
Cambridge University Press), 1761 pp.
El régimen tributario internacional está en un momento de la historia en que los países de-
ben optar por continuar fomentando la competencia fiscal de los últimos 100 años, la que
ha generado espacios de elusión y evasión internacional, o por limitar dicha competencia a
través de modificaciones a los principios y reglas contenidas en la normativa interna de los
países y en los convenios para evitar la doble tributación internacional (“Convenios”), que
impliquen mayor cooperación y transparencia.
Los bullados casos de Google, Amazon, Apple, entre otros, han sido ejemplos de
cómo la evolución del régimen tributario internacional ha generado espacios de doble o
triple no tributación entre jurisdicciones; lo que ha dado pie a que el debate sobre compe-
tencia fiscal, elusión y evasión de impuestos se tome la agenda pública de los últimos años.
El año 2013, los países del G-20 y los miembros de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (“OCDE”), comenzaron un proceso de evaluación del
régimen tributario internacional vigente durante los últimos 50 años, con el objetivo de
identificar acciones contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS
por sus siglas en inglés) que le han implicado a los gobiernos una menor recaudación anual
de impuestos corporativos que se estima entre 100 a 240 mil millones de dólares.
El resultado del proyecto BEPS presentado el año 2015 es considerado como un
cambio de paradigma en el régimen tributario internacional, pues es el primer intento en la
historia en que más de 115 países y jurisdicciones están buscando maneras para limitar (o
no) la competencia fiscal, y los espacios de elusión y evasión internacional, fortaleciendo la
cooperación y los estándares de transparencia.
¿Cómo hemos llegado a este punto de la historia? El libro editado por Eduardo
Baistrocchi nos da nuevos antecedentes para contestar esta pregunta. A través del análisis
de disputas relevantes en la interpretación de Convenios durante la era pre-BEPS (“disputas
relevantes”), el libro describe cómo el régimen tributario internacional ha pasado de una
lógica en que los países buscaban evitar la doble tributación internacional a una lógica de
competencia fiscal entre jurisdicciones.
El libro está dividido en dos volúmenes. La primera parte comprende un análisis de
las características principales del régimen tributario de 27 jurisdicciones (los países miem-
bros de la OCDE, los países “BRICS” y otros como Argentina, Uganda, Arabia Saudita,
etc.); escritos por diversos autores renombrados de cada país (en el caso de Chile el capí-
tulo está escrito por Ricardo Escobar y Mirenchu Muñoz). La segunda parte contiene una
sección sustantiva de conclusiones, en que se analiza la evolución del régimen tributario
internacional, a partir de una base de datos que contempla 1610 disputas relevantes en las
mencionadas jurisdicciones.
Los capítulos de cada país siguen una misma estructura, en que los autores describen
cómo opera la ley tributaria en cada jurisdicción y, al final de cada capítulo, contestan una
encuesta común detallando y describiendo las disputas relevantes. Esta encuesta permite a
Baistrocchi realizar una comparación estadística parametrizada y objetiva de las disputas
relevantes (con un concepto común) entre los distintos países que se incluyen en el libro, lo
que da origen al apartado de conclusiones.
La conclusión cuenta con 4 capítulos (parte V del volumen 2), donde Baistrocchi
realiza una serie de análisis que le permiten: (i) entregar argumentos adicionales para apo-
yar la tesis de la existencia de un régimen tributario internacional obligatorio, que formaría
parte del derecho internacional consuetudinario (especialmente los capítulos 14 y 17), y
(ii) analizar en detalle la evolución del régimen tributario internacional hacia el estado de
competencia fiscal actual.
El capítulo 14, denominado “Patrones de las disputas relevantes de los Conve-
nios: Una Taxonomía Global” ofrece la primera categorización global de 116 patrones de
disputas relevantes. Baistrocchi las divide en 3 categorías (según el modelo de Convenio de
la OCDE): i) disputas sobre los artículos de definiciones (1-5); ii) disputas sobre los artícu-
los sustantivos (6-23); y iii) disputas sobre los artículos procedimentales (24-31).
En el capítulo 17 denominado “Disputas de Convenios: un análisis cuantitativo glo-
bal”, escrito por Eduardo Baistrocchi junto con Martin Hearson, se realiza el primer aná-
lisis global cuantitativo de disputas relevantes entre los países del G-20 y ciertos países no
G-20 considerados como centros financieros, durante la era pre-BEPS.
Utilizando las estadísticas de la base de datos, los autores del capítulo destacan las
siguientes conclusiones acerca del régimen tributario internacional:
Observan un aumento de las disputas relevantes entre países de la OCDE entre los
años 1940 y 1990, pero una disminución de disputas relevantes entre estos países para los
años 2000; años en que las disputas se trasladan a países pertenecientes al BRICS u otros,
lo que implica un incremento global de disputas relevantes en el mundo.
Realizan un diseño gráfico del “universo” de las disputas relevantes en las décadas de
los 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000, que describen la interacción de las mismas y los paí-
ses involucrados.
Los gráficos dividen los países en “nodos”, donde el tamaño de cada uno indica
la proporción promedio de disputas en los otros países del G-20 con ese país (siendo los
EE.UU. el nodo más grande); el grosor de cada línea entre los países indica el promedio de
disputas de países del G-20 que involucran ese tratado.
Estos gráficos permiten a Baistrocchi y Hearson ilustrar la progresión que han tenido
las disputas en el régimen tributario internacional y cómo las mismas han girado en torno a
Suiza en la década de 1980, los Países Bajos en la década de 1990, y Suiza, los Países Bajos
y Bélgica en la década de 2000. Los autores llaman esta dinámica como “Revolución Co-
pernicana”, mostrando cómo desde los años 2000, los contribuyentes de países del G-20
han estado orbitando estos tres polos no G-20.
Describen la tasa de éxito que tienen los gobiernos en las disputas relevantes al más
alto nivel de Cortes de cada país. Se observa que los contribuyentes tienen mejores resul-
tados que los gobiernos en los últimos años, teniendo una tasa de éxito mayor al 50% des-
de 1980.
Caracterizan las materias más disputadas (según artículos del modelo de Convenios
OCDE) y el desempeño de los contribuyentes cuando litigan en cada uno de esos casos.
Así, por ejemplo, la mayoría de las disputas se concentra en los artículos relacionados con
beneficios empresariales y regalías; y tratándose de los casos con mayor o menor éxito, los
contribuyentes suelen tener una tasa mayor al 70% de éxito cuando disputan la definición de
establecimiento permanente, pero solo 20% cuando se refiere a casos de ganancia de capital.
Por último, analizando los procedimientos de acuerdo mutuo en los países (MAPs
por sus siglas en inglés) como un camino paralelo de solución de controversias, observan
que existe un patrón común entre los países OCDE de llevar litigios fuera de la esfera de
los tribunales.
El universo de disputas relevantes, la revolución copernicana y la tasa de éxito que
han tenido los contribuyentes en los últimos años, permiten a los autores concluir que el
régimen tributario internacional ha evolucionado en el tiempo y espacio, desde evitar la do-
ble tributación internacional, hacia ofrecer una plataforma de dos sentidos que fomenta la
competencia internacional entre las jurisdicciones. Así, las conclusiones del capítulo 17 son
muy interesantes para los interesados en el desarrollo de política tributaria, en cuanto a que
identifica diversos espacios de elusión fiscal que han ido fomentando la competencia fiscal.
Para entender esta conclusión de mejor manera, es recomendable leer el capítulo 15
denominado “Resolución de disputas relevantes de Convenios: un proceso evolutivo global”.
En él, Baistrocchi presenta la evolución del régimen tributario internacional en 6 etapas,
mostrando que las causas principales de la aparición y evolución del régimen tributario
internacional están relacionadas con la globalización: la aparición de las empresas multina-
cionales (1820-1914) y el inicio del comercio internacional de intangibles (1945 - presente).
Baistrocchi describe la etapa I como la época previa a la existencia de las empresas
multinacionales en las economías locales; un escenario de legislación interna sin la existen-
cia de Convenios, ni disputas internacionales. Chile vivió esta etapa entre 1925 y 1984,
Argentina entre 1932 y 1935, México entre 1981 y 1990, y Brasil entre 1922 y 1964. Bais-
trocchi muestra que los EE.UU. vivieron esta etapa desde 1861 (introducción de impuestos
personales a la renta) hasta la guerra civil financiera de 1919, donde el Congreso empieza
a notar los problemas de la doble tributación internacional y su impacto en las empresas
multinacionales americanas.
La etapa II es descrita como aquella en que aparecen las disputas internacionales
en un contexto sin Convenios. Baistrocchi señala que en esta etapa se empieza a reflejar
la competencia fiscal entre países para fomentar la entrada y salida de inversión extranjera
directa. El autor pone como ejemplo la introducción del primer sistema de reconocimiento
de impuestos pagados en el extranjero a través del otorgamiento de créditos en EE.UU. en
1919. Chile vivió esta etapa entre 1984 y 1998, Argentina entre 1935 y 1962, México en-
tre 1990 y 1991, y Brasil entre 1964 y 1967.
La etapa III es descrita como el periodo de auge de los Convenios, siendo necesarios
para el apogeo de las innovaciones tecnológicas reflejado en el comercio de intangibles,
donde no hay disputas internacionales. Los EE.UU. vivieron esta etapa entre los años 1932
y 1942; Chile entre 1998 y 2005, Argentina entre 1962 y 1970, México entre 1991 y
1996, y Brasil entre 1967 y 1990.
Baistrocchi describe la etapa IV como aquel periodo de aparición de innovaciones
tecnológicas y el comercio de intangibles. En esta etapa las disputas internacionales nor-
malmente eran resueltas a través de medidas negociadas con las autoridades administrativas
(oficios del Servicio de Impuestos Internos en el caso de Chile). Chile vivió esta etapa entre
2005 y 2014. Los EE.UU., Argentina, México y Brasil se saltan esta etapa y pasan directa-
mente a la etapa V.
La etapa V es descrita como el momento en que la litigación es el principal méto-
do de solución de controversias, sin la existencia de procedimientos de acuerdo mutuo
o acuerdos de precio de transferencia (APA). Según lo descrito por Baistrocchi, Chile se
encuentra viviendo esta etapa, aun con limitada (casi nula) experiencia en disputas inter-
nacionales. Los EE.UU. vivieron esta etapa durante 49 años, entre 1941 y 1990, Argentina
entre 1960 y 2005, México entre 1996 y 2003. Brasil también sigue en esta etapa.
Por último, la etapa VI es descrita como el momento en que los países privilegian la
solución de conflictos a través de procedimientos de acuerdo mutuo y APA; siendo la litiga-
ción y arbitraje una segunda opción. EE.UU., México y Argentina están en esta etapa.
La evolución del régimen tributario internacional nos muestra que estamos en un
momento de la historia en que no solo los países desarrollados están presentes en la dis-
cusión de las nuevas reglas del juego, sino que también quienes antes no tenían poder de
decisión y que tuvieron que adaptarse al entorno de competencia fiscal. Por ello, es muy
importante para los países emergentes y en vías de desarrollo, entender cómo las reglas vi-
gentes hasta 2015 fueron diseñadas y modificadas durante los últimos 100 años de historia.
El libro editado por Baistrocchi es un gran aporte en este propósito.
ABSTRACT: Recently the Supreme Court has ruled on a neighborhood conflict initiated due
to the implementation of a rainwater collector that artificially led and unloaded its torrent on
a neighboring property. This rulling is useful to address neighborhood relations as limits of
property in private interest, distinguish between direct and indirect attacks on property, and
in particular, to emphasize that administrative authorizations and the compliance with laws
and regulations do not justify the infringement of third party rights.
* Doctor en Derecho, Universidad de los Andes, Chile. Abogado en Jara del Favero Abogados. Dirección Pos-
tal: El Golf 99, piso 4, Las Condes, Santiago. Dirección electrónica: jtisne@jdf.cl. El autor agradece el continuo
entusiasmo y apoyo de Claudia Poblete.
I. INTRODUCCIÓN
Las relaciones de vecindad son un campo permanente de conflictos. Estas se basan
en el principio que la propiedad se presume libre e inviolable, y en base a ello, el vecino
puede rechazar toda intromisión de terceros, salvo que existan razones de orden público o
privado que exijan su tolerancia.
El Código Civil chileno de 1857 las abordó desde una óptica clásica, a semejanza de
su par francés de 1804. Los ejemplos y regulaciones de los conflictos de vecindad normados
por el Código Civil son reflejo del estado de industrialización de la época de su redacción
(conflictos propios de su tiempo), caracterizados por la inmediatez de los predios involucra-
dos, los propietarios como únicos sujetos capaces de intervenir y la propiedad como bien
jurídico exclusivo de protección.
En la actualidad dicho concepto clásico de vecindad ha sido superado por la nueva
variedad de conflictos a los que se enfrentan los vecinos, lo que exige entender las relacio-
nes de vecindad desde una óptica moderna, caracterizada por la ampliación de los sujetos
intervinientes, la superación de la inmediatez por la zona de influencia y el reemplazo de la
protección dominical por el resguardo del tranquilo ejercicio de facultades materiales en los
inmuebles.
Con todo, lo anterior no es óbice para afirmar que las reglas que se pueden extraer
de los actuales supuestos normativos contemplados por el Código Civil, así como las solu-
ciones que propone para los conflictos regulados, sumado a una relectura moderna de las
relaciones de vecindad, admiten encontrar en su libro II suficiente sustento dogmático y
legal para resolver los conflictos que actualmente tensan las relaciones de vecindad, sean
ataques directos o indirectos (inmisiones) a la propiedad.
Es conveniente precisar que previo al conflicto vecinal (el cual permite definir una
relación jurídica de vecindad entre sujetos determinados), la simple vecindad impone de-
beres de pleno derecho a quienes intervienen en ella. Así, deben cumplir con los deberes
jurídicos en sentido amplio y con un deber genérico de abstención. El primer deber dice
relación con el cumplimiento de los supuestos normativos que regulan las relaciones de ve-
cindad, y el segundo, se refiere al deber de abstención que deben observar los vecinos para
no perturbar o molestar a otro mediante el ejercicio de su derecho de propiedad.
Como se ha planteado en doctrina comparada, estos deberes serían “‘relaciones de
comunidad de intereses entre propietarios de fincas vecinas’ –que– son relaciones obliga-
torias nacidas ex lege por el hecho de producirse una relación social especial, de la que se
derivan particulares deberes recíprocos de tolerancia y de conducta”1.
Los deberes que impone la vecindad constituyen límites específicos o extrínsecos al
ejercicio de la propiedad en interés privado. Estos límites, también llamados confín nor-
mal del derecho de propiedad, encuentran en la vecindad su reflejo más conspicuo2. Por
lo tanto, desde la perspectiva de los intereses privados, el ejercicio de la propiedad está
naturalmente delimitado y ordenado en virtud de los deberes que impone la vecindad. La
transgresión de dichos deberes faculta al vecino afectado a ejercer las acciones civiles para
restablecer dichos deberes, y de esta manera, cesar o reparar los perjuicios que le ha produ-
cido la transgresión de la esfera interna de su propiedad3.
3 Sobre las relaciones de vecindad ver TISNÉ NIEMANN (2017) pp. 16-138.
de un estero sin nombre, por lo que no existe certeza del origen del escurrimiento de aguas
denunciado, escapando al procedimiento de la acción cautelar.
Los recurrentes interponen recurso de apelación contra dicha sentencia, en virtud
del cual la Corte Suprema en RODRÍGUEZ Y OTROS CON INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
(2018) concluye: “[q]ue de los antecedentes descritos en el motivo noveno que antecede,
se advierte que el predio de los actores está recibiendo no sólo la descarga de aguas lluvia
provenientes del proyecto inmobiliario de la empresa GPR, sino que además, de aquel de-
sarrollado por Socovesa del Sur S. A. que, según afirma, se adosó al sistema de evacuación
construido por aquélla mediante tuberías de 600 mm, sin perjuicio de la existencia de otras
uniones particulares sobre las que la autoridad carece de antecedentes, produciéndose una
afectación no sólo para aquéllos por la inundación del predio contiguo, sino que además,
un potencial riesgo de desborde en un sector cercano a una zona urbana, en particular,
porque no existe un estudio referente a la capacidad de agua que el estero puede soportar,
debiendo considerarse que tal riesgo se ve asimismo representado de forma objetiva al te-
ner en consideración las 247 viviendas ya construidas por la empresa GPR, junto a las 50
proyectadas –según consigna en su informe– y aquellas que Socovesa actualmente tiene a
la venta en su proyecto Condominio Mirador II, capacidad de soporte y traslado de aguas
del aludido estero que no ha sido catastrado como tal por la autoridad, añadiéndose a lo
anterior la extrañeza causada en la Dirección de Obras Municipales, al detectar que aquel
cauce de agua desembocaba en un sitio particular, no obstante ser parte del sistema general
de evacuación de aguas lluvia de Puerto Montt”4.
Dado lo anterior, la Corte Suprema revoca la sentencia apelada y en su lugar acoge
el recurso de protección, ordenando que en el plazo de tres meses la recurrida constituya la
servidumbre que en derecho corresponda en el predio de los recurrentes, cumpliendo ade-
más con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, bajo aparecimiento de orde-
narse el cierre del ducto que las evacua en ese lugar.
3. COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
Ceñiremos este comentario de jurisprudencia a dos elementos. El primero dice rela-
ción con el tipo de ataque a la propiedad que evidencia el supuesto fáctico que origina el
conflicto objeto del recurso de protección. El segundo es respecto al argumento esgrimido
por la Corte Suprema en cuanto a que las autorizaciones administrativas no justifican la
afectación de derechos subjetivos de terceros.
4 RODRÍGUEZ Y OTROS CON INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. (2018), considerando duodécimo.
los inmuebles de los cuales son propietarios, siendo esto fundamento del presupuesto jurí-
dico de las relaciones de vecindad. Finalmente, la existencia de un conflicto jurídicamente
relevante que deteriora la normal convivencia (expresado en la existencia del ducto que
inunda el inmueble vecino) constituye el tercer presupuesto de las relaciones de vecindad.
Encontrándose presentes los tres presupuestos, podemos afirmar que existe una
verdadera relación jurídica de vecindad, pues el conflicto surge a raíz del ejercicio de los
derechos de propiedad de cada dueño en su respectivo predio. Por una parte, el demandado
pretende ejercer su derecho de propiedad mediante la instalación y operación del ducto de
agua (derecho a usar lo suyo). Por el otro lado, los recurrentes pretenden defender su domi-
nio frente a lo que consideran una invasión ilegítima de la esfera interna de su propiedad
(derecho a excluir a otros de lo suyo). En otras palabras, la colisión de derechos se funda en
el mutuo disfrute de las propiedades por parte de los recurrentes y la recurrida.
Ahora bien, los conflictos que surgen en las relaciones de vecindad pueden ser cla-
sificados en dos categorías. La primera son los ataques directos y las segunda son ataques
indirectos (propiamente inmisiones).
En este comentario nos centraremos en los primeros, pues la existencia de un colec-
tor que conduce artificialmente las aguas de dos predios, depositándolas en la propiedad de
un tercero, constituye un ejemplo de ataque directo a la propiedad.
Los ataques directos a la propiedad se caracterizan por ser hechos que vulneran la
esfera interna de una propiedad ajena mediante el ingreso no autorizado de una persona,
cosa o mediante un ducto especial. Todos estos elementos transgreden los límites materiales
de la propiedad vecina. Dado lo anterior, el ataque directo a la propiedad se entiende como
un facere in alieno, pues consiste en un hacer directo sobre la cosa (inmueble) de un tercero.
Debido a que este tipo de ataque consiste en un traspaso directo de los límites materiales
inmobiliarios, las vías mediante las cuales se materializa este tipo de ataque suelen ser evi-
dentes, materiales y objetivas.
Las distintas disposiciones contenidas en el Código Civil denotan que este reguló
especialmente los ataques directos a la propiedad (en desmedro de las inmisiones). Esto se
explica por su época de redacción y por haber sido informado especialmente en materia de
servidumbres por el Código Civil francés de 18045. De los supuestos normativos previstos
en nuestro Código Civil, se extrae la regla que el ataque directo siempre es ilícito, y por
tanto no debe ser tolerado6, salvo que exista la autorización del vecino para desarrollar di-
cha actividad o una disposición legal que así lo admita7.
En atención a esta regla, se puede afirmar que el Código Civil contiene suficiente
fundamento legal para afirmar que la existencia de un colector de agua que atraviesa el
plano vertical de un inmueble ajeno, sin previa autorización del vecino y sin que exista
causal legal que lo permita, debe ser considero un hecho ilícito, y por lo tanto, constitu-
5 El Mensaje del Código Civil enseña que “en la interesante materia de las servidumbres se ha seguido, se pue-
ye una vulneración del derecho de propiedad del vecino que recibe el torrente canalizado
artificialmente.
De hecho, la Corte Suprema confirma lo anterior en el siguiente considerando:
“Que en consecuencia, la inundación que enfrenta parte del inmueble de propiedad
de los actores proviene directamente de la excesiva descarga de aguas lluvia en el estero
emplazado al interior de su predio, obras ejecutadas en contravención a lo dispuesto en
los artículos 171 del Código de Aguas y 582 del Código Civil, por cuanto se les impide
ejercer plenamente las facultades de uso, goce y disposición de las que son titulares, ex-
tendiéndose en particular la afectación a la dificultad que pudiera generarse en cuanto al
provecho económico que quisieran obtener si se advierte que el predio está inundado y
que a futuro, podría estarlo aún más tras concluir los proyectos inmobiliarios proyectados
y en construcción y se recubra permanentemente el suelo que absorbía el exceso de lluvia,
que de esta forma será conducido mediante obras de canalización cuyo trayecto concluirá,
como hasta ahora lo hace, aunque en mayor cantidad, en el inmueble de propiedad de los
demandantes”8.
El conflicto vecinal en comento se explica por la existencia de un ducto de agua em-
plazado en propiedad de la recurrida, el cual finalizaba en una conexión con un colector
ya existente construido por la Inmobiliaria GPR años antes. Este colector constituye un
conducto especial subterráneo a través del cual se atravesó el límite material de un inmue-
ble ajeno. Si bien el Código Civil no contiene una disposición que explícitamente prohíba
dicha obra (a diferencia del artículo 931 inciso tercero que considera especialmente denun-
ciables las obras voladizas), sí encontramos en cuerpos civiles comparados una referencia
explícita a esta prohibición. Este es el caso del Código Civil alemán9, el Código Civil aus-
triaco10 y el Código Civil de Cataluña, España11.
A mayor abundamiento, la doctrina española es conteste en considerar que los
ataques directos no deben ser tolerados12. Por otro lado, se ha planteado el rechazo a los
ataques directos de manera enfática al mencionar que “los elementos corpóreos de gran ta-
maño […] no deberán ser tolerados en ningún caso, por más que no entorpezcan esencial-
mente el aprovechamiento de la finca que los sufre o que sea algo acostumbrado en el lugar
[…]”13, y específicamente en lo que nos interesa en este comentario, “lo mismo cabe decir
de desagües”14.
8 RODRÍGUEZ Y OTROS CON INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. (2018), considerando decimotercero.
9 Código Civil alemán, artículo 906 inciso final: “La intrusión por un conducto especial no es permisible”.
10 Código Civil austriaco, artículo 363 inciso segundo: “El propietario de un bien inmueble puede prohibir
los efectos que provengan del vecino mediante las aguas residuales, el humo, el gas, el calor, los olores, el ruido,
las sacudidas y otras cosas similares en la medida que excedan los límites acostumbrados según parámetros loca-
les y que perjudiquen sustancialmente el uso local del terreno. La transmisión directa es inadmisible bajo toda
circunstancia a falta de un título jurídico” (el destacado es nuestro).
11 Código Civil de Cataluña, España, artículo 546-14 N° 6: “Ningún propietario o propietaria está obligado a
15 RODRÍGUEZ Y OTROS CON INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. (2018), considerando decimoséptimo.
La Corte Suprema llega a esta conclusión al corroborar que la recurrida tuvo responsabilidad en los hechos de-
nunciados pues ejecutó “una profunda perforación y alteración del curso natural de las aguas sin la obtención
de los permisos necesarios y obligatorios, puesto que las ejecutó mediante la conexión de un ducto que las cana-
liza artificialmente” (considerando decimosexto).
Lo anterior quedó refrendado con el informe evacuado por el Director del SERVIU de la Región de Los Lagos,
que explica los problemas que podrían surgir del foso ejecutado por la recurrida y del ducto emplazado que
atraviesa el camino, carente de las características técnicas para conducir el torrente, “por cuanto la tubería de
descarga es inferior a la reglamentaria, provocando un estrangulamiento y eventual desborde de las aguas, obras
que no responden a ningún estudio aprobado por un órgano público” (considerando decimosexto).
Además, no existía en el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas un proyecto aprobado
para el emplazamiento del ducto de la recurrida, constituyendo una contravención a lo establecido en los ar-
tículos 41 y 171 del Código de Aguas. Dichos artículos disponen que las modificaciones de cauces naturales o
artificiales deberán ser aprobadas previamente por la Dirección General de Aguas, entendiéndose por modifi-
caciones, entre otras, la alteración de cualquiera de sus obras y la construcción de nuevas, como también cual-
quiera que tenga por finalidad la sustitución o complemento de las obras.
A pesar que el ducto de la recurrida nació en el Condominio de su propiedad y que finalizaba en una conexión
a la cámara de un colector existente construido previamente por la empresa Inmobiliaria GPR, la Corte Supre-
ma determina que la obligación de obtener dichos permisos con anterioridad a la ejecución de la modificación
de las obras existentes concernía tanto a la constructora GPR como a Socovesa del Sur S.A., por lo que su omi-
sión fue inexcusable para ambas empresas (considerando decimotercero).
no significa disponer de una potestad ilimitada que incluya la afectación de un derecho del
que un tercero ajeno a esa relación sea titular”16.
Concordamos con la Corte Suprema en que los permisos o autorizaciones adminis-
trativas para ejecutar o desarrollar una actividad no pueden constituir justificación alguna
para afectar los derechos de terceras personas. El permiso o autorización es una relación
entre la Administración y el administrado, que en nada altera los derechos ajenos, en parti-
cular de los propietarios vecinos del titular del permiso.
Tanto permisos administrativos como derechos subjetivos de terceros operan en ám-
bitos del Derecho disímiles. Por un lado, permisos o autorizaciones administrativas son de
orden público. Los derechos de terceras personas, incluidos los vecinos, son de orden pri-
vado. Es por eso que la Corte correctamente señala que la autorización administrativa no
es el criterio en base al cual los particulares deben estructurar su convivencia, pues en este
ámbito, operan las normas del Derecho Civil.
Esta distinción, que no se observa con frecuencia en la jurisprudencia nacional, en-
cuentra fundamento legal en el artículo 582 inciso primero del Código Civil el cual dispo-
ne: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal,
para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho aje-
no”. Recordemos que la Corte Suprema indicó dicho artículo como un derecho vulnerado
por la actuación de la recurrida17.
La distinción hecha valer por la Corte Suprema encuentra fundamento legal en la
coletilla “no siendo contra ley o contra derecho ajeno”. Ambas restricciones al ejercicio de
la propiedad son independientes, sin que el legislador las haya subordinado la una a la otra,
por lo que es correcto entenderlas como restricciones de idéntica jerarquía y relevancia. Las
autorizaciones administrativas requeridas por el ordenamiento para la ejecución y opera-
ción de una actividad pueden subsumirse dentro del vocablo ley. En la medida que el titu-
lar de la actividad obtenga los permisos o autorizaciones que el ordenamiento exige, estará
en cumplimiento de la primera restricción que impone el artículo 582 del Código Civil, la
cual se explica a propósito del resguardo de los intereses generales.
Sin embargo, el titular de la actividad no solo debe cumplir con la ley sino también
con el derecho ajeno como restricción al ejercicio de la propiedad. El derecho ajeno en
materia de propiedad cumple el rol de compatibilizar su ejercicio en distintos inmuebles en
resguardo de los intereses privados.
La ley es expresión de una función social pública de la propiedad (responde a inte-
reses generales). El derecho ajeno es expresión de una función social privada de la propie-
dad (responde a intereses particulares). Ello denota que el Código Civil chileno desde un
comienzo consagró la distinción entre los intereses públicos y los privados como restriccio-
nes independientes y de idéntica relevancia al ejercicio de la propiedad18.
16 RODRÍGUEZ Y OTROS CON INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. (2018), considerando decimocuarto.
17 RODRÍGUEZ Y OTROS CON INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. (2018), considerando decimotercero.
18 Esta doble limitación existe y ha sido reconocida en cuerpos normativos comparados. En este sentido, HE-
DEMANN (1955) p. 140 rescata la “duplicidad de caras” del artículo 903 del Código Civil alemán al disponer
que la propiedad se puede ejercer discrecionalmente “en tanto no se oponga a la ley o los derechos de terceros”.
19 Con mayor detalle hemos analizado el derecho ajeno como límite de la propiedad en TISNÉ NIEMANN
(2017) pp. 105-126. Sobre la definición de propiedad también AMUNÁTEGUI PERELLÓ (2013) pp. 5-20.
20 CLARO SOLAR (1930) p. 354. Citado en RODRÍGUEZ Y OTROS CON INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
22 Solo a modo de ejemplo, en España, EMBID TELLO (2010) p. 540; ALGARRA PRATS (2004) p. 110; HUALDE
MANSO (2004) p. 180; CUADRADO PÉREZ (2005) p. 86; EVANGELIO LLORCA (2000) p. 241; AMAT LLARI
(1990) p. 79. En Alemania, WESTERMANN (1998) p. 840. En Chile AMUNÁTEGUI PERELLÓ (2012) p. 79.
23 Código Civil y Comercial argentino, artículo 1973 inciso primero: “Las molestias que ocasionan el humo,
calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmue-
bles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque me-
die autorización administrativa para aquéllas” (el destacado es nuestro).
24 Código Civil paraguayo, artículo 2000: “El propietario está obligado, en el ejercicio de su derecho, espe-
cialmente en los trabajos de explotación industrial, a abstenerse de todo exceso en detrimento de la propiedad
de los vecinos. Quedan prohibidos en particular las emisiones de humo o de hollín, las emanaciones nocivas
y molestas, los ruidos, las trepidaciones de efecto perjudicial y que excedan los límites de la tolerancia que se
deben los vecinos en consideración al uso local, a la situación y a la naturaleza de los inmuebles. El propietario,
inquilino o usufructuario de un predio tiene el derecho a impedir que el mal uso de la propiedad vecina pueda
perjudicar la seguridad, el sosiego y la salud de los que habitan.
Según la circunstancia del caso, el juez puede disponer la cesación de tales molestias y la indemnización de los
daños, aunque mediare autorización administrativa” (el destacado es nuestro).
25 En este sentido, RODRÍGUEZ Y OTROS CON INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. (2018), considerando deci-
moquinto: “Por lo expuesto, en nuestro ordenamiento las autorizaciones administrativas no pueden estimarse
permisivas para realizar toda clase de actos o entenderse como suficiente justificación, incluso en perjuicio de
terceros, proscripción que además se contiene en el artículo 52 de la Ley N° 19.880, que impone como límite
de los actos administrativos la lesión de derechos de terceros, por lo que no podría estimarse que la autorización
faculta a su titular para mermarlos”.
26 AMUNÁTEGUI PERELLÓ (2013) pp. 83-84; TISNÉ NIEMANN (2017) pp. 218-219. El artículo 52 de la ley
N° 19.880 de 2003 dispone: “Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo
cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros”.
27 Contraloría General de la República, Dictamen 2192 del 2014, párrafo 15: “[s]in perjuicio de lo anterior,
en relación a lo argumentado por el recurrente en orden a que la resolución exenta N° 134, de 2009, de la Co-
misión Regional del Medio Ambiente de la Región del Bío Bío, le habría otorgado un derecho adquirido para
desarrollar los trabajos, cabe manifestar que si bien dicho acto da cuenta que la actividad sometida cumple con
la legislación desde el punto de vista ambiental, en ningún caso exime a su titular de la observancia del resto de
la normativa vigente que sea pertinente para la ejecución de la misma, como acontece con las normas de uso de
suelo aplicables en el área requerida”.
(desde un punto de vista civil) y del artículo 52 de la ley N° 19.880 (desde un punto de
vista administrativo).
A modo de ejemplo, un caso en el cual la aplicación de este criterio habría condu-
cido a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a analizar la afectación de los derechos de
los terceros, más allá de la legalidad de la actividad, es en RUIZ CON RESTAURANT COMIDA
Y SABOR Y OTROS (2015). En este recurso de protección, los recurrentes (vecinos) denuncia-
ban los altos volúmenes de ruidos a los que se veían expuestos a propósito de la música que
proyectaban distintos locales comerciales ubicados en las inmediaciones de sus hogares. En
particular, indicaron vulnerados sus derechos constitucionales a la integridad física y psí-
quica (artículo 19 N° 1), el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación
(artículo 19 N° 8) y su derecho de propiedad (artículo 19 N° 24).
La Corte rechaza el recurso aduciendo que todas las recurridas tienen patentes co-
merciales y su giro es el de restaurant, por lo que “se encuentran autorizadas por la entidad
edilicia para ejercer su actividad comercial, la cual en virtud de lo dispuesto en el artículo
3 letra c) de la Ley 19.925 comprende también tener música en vivo, en la medida que se
desarrollen dentro del horario de funcionamiento permitido por el artículo 21 del mismo
cuerpo legal, esto es, de 22:00 horas a 04:00 horas”28. Asimismo “no se ha logrado acredi-
tar que se provoquen ruidos fuera de lo reglamentariamente aceptado a la fecha”29.
En atención al criterio aquí comentado, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt
debería haber analizado si la actividad cumplía con las dos restricciones contempladas por
artículo 582 del Código Civil al ejercicio del dominio. Si bien la Corte llega a la convicción
que la actividad ruidosa era legal (cumplían con las autorizaciones administrativas necesa-
rias y no se acreditó la superación de los límites de emisión reglamentarios), nada mencio-
nó respecto a la afectación del derecho ajeno de los recurrentes, siendo esta una restricción
independiente a la ley como límite al ejercicio de la propiedad de las recurridas.
CONCLUSIÓN
La sentencia objeto del presente comentario de jurisprudencia ha servido para reto-
mar la disciplina civil de las relaciones de vecindad, y en particular, ahondar en la catego-
rización de los conflictos vecinales y en la distinción entre autorizaciones administrativas y
los derechos subjetivos de particulares.
El primer punto examinado, esto es, la categorización de los conflictos vecinales,
permite distinguir entre los ataques directos y los indirectos (propiamente inmisiones)
a la propiedad, centrando el comentario en los primeros, toda vez que el supuesto fác-
tico descrito por la sentencia y que origina el conflicto, corresponde dogmáticamente a
un ataque directo a la propiedad (ingreso no autorizado a un predio vecino mediante un
ducto especial).
Si bien el Código Civil chileno no contiene una disposición expresa que confirme o
rechace la ilicitud de este tipo de ataque inmobiliario, de diversas disposiciones de dicho
cuerpo legal es posible extraer la regla que un facere in alieno siempre es ilícito, salvo que
exista autorización del dueño o causal legal que lo autorice.
El segundo punto examinado, esto es, la distinción entre autorizaciones administra-
tivas y derechos subjetivos de terceros, es a nuestro juicio un importante precedente que
sienta la Corte Suprema, al rescatar una doctrina de principio de siglo XX que tiene la apti-
tud de tener una aplicación relevante en materia urbanística, ambiental y vecinal.
Esta doctrina dispone que los permisos o autorizaciones administrativas constituyan
una relación exclusiva entre la Administración y el administrado, sin que ello admita la
afectación de los derechos subjetivos de terceras personas que no han sido parte de esa rela-
ción. En otras palabras, el hecho de contar con las autorizaciones administrativas exigidas
por el ordenamiento para la implementación y ejecución de una actividad no es patente de
corso para perjudicar o dañar los derechos ajenos.
Esta interpretación puede ser extrapolada del artículo 582 del Código Civil chileno,
en cuanto a que la propiedad se puede gozar y disponer arbitrariamente, no siendo contra
ley o derecho ajeno. Del concepto de derecho ajeno, como límite independiente a la ley
en el ejercicio del derecho, se puede inferir el principio que nadie puede hacer en lo suyo
aquello que perjudique o dañe a otros.
Al existir una consagración expresa en el Código Civil sobre dos restricciones in-
dependientes al ejercicio de la propiedad, toda actividad debe cumplir con las exigencias
legales de un proyecto, y además, evitar dañar o perturbar a los terceros. La infracción a
cualquiera de las dos restricciones devendrá en la ilicitud de la actividad. Por lo tanto, en
materia de vecindad, el derecho ajeno corresponde a un deber de abstención que deberá
observar todo vecino para evitar menoscabar los derechos de quienes aprovechan inmuebles
cercanos, más allá de las autorizaciones administrativas que le sean exigibles o la observan-
cia de leyes o reglamentos. A mayor abundamiento, la Corte Suprema funda este criterio en
el artículo 52 de la Ley N° 19.880 de 2003.
La aplicación práctica de esta distinción es relevante en materia vecinal, urbanísti-
ca y ambiental. Cuando el titular de una actividad afecte derechos subjetivos ajenos, con
independencia de que haya obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes o que
la actividad cumpla con los parámetros legales o reglamentarios vigentes, los tribunales or-
dinarios de justicia podrán conocer de dicha controversia y adoptar las medidas necesarias
para restablecer los deberes que impone la vecindad. Para ello, los jueces deben resolver la
licitud de la actividad en base a su legalidad (no siendo contra la ley) y la no afectación de
los derechos subjetivos de terceros (no siendo contra derecho ajeno).
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CÓDIGO CIVIL CHILENO.
CÓDIGO CIVIL ALEMÁN.
CÓDIGO CIVIL AUSTRIACO.
CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA, ESPAÑA.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ARGENTINO.
CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO.
JURISPRUDENCIA CITADA
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de Puerto Montt, 26 de abril de 2017, Rol N° 2776-2016 (Recurso de protección).
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Montt, 25 de mayo de 2015, Rol N° 91-15 (Recurso de protección), disponible en
Microjuiris MJCH_MJJ41665.
ABSTRACT: This work aims to study the new dimensions of fundamental rights in the dig-
ital society and the challenges for its protection. The first part of the paper focuses on the
regulation and the governance of the Internet. After that, it analyses the role of fundamental
rights in the cyberspace and, in particular, the fundamental rights will be considered as guid-
ing principles of the Internet’s architecture. As a final conclusion, the paper addresses the
question of whether a constitution of the cyberspace is needed.
RESUMEN: Este trabajo pretende estudiar las nuevas dimensiones de los derechos fun-
damentales en la sociedad digital y los desafíos para su protección. En la primera parte, el
estudio se centra en la regulación y gobernanza de Internet. Después, se analiza el rol de los
derechos fundamentales y, en el ciberespacio, en particular, los derechos fundamentales serán
presentados como principios rectores de la arquitectura de Internet. Como conclusión final,
se plantea la cuestión de si el ciberespacio necesita una Constitución.
1
PhD. in Constitutional Law. University of Bologna and University of Murcia (international co-tutelle). As-
sistant professor at the University of Murcia. Contact: Dto. Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional,
Facultad de Derecho, C/ Santo Cristo, 1, 30001, Murcia, España. E-mail: germanmanuel.teruel@um.es
2
GARTON ASH (2016) p. 1.
3
CASTELLS (1997).
rise to the constitution of a new space. The Internet4 is, as such, a system of communi-
cation that creates a global and decentralised system which enables the interconnection
of computers worldwide for instantaneous data exchange. The Internet is also a physical
network of technology, but it has become much more than this, having created a new civic
habitat for the twenty-first century citizen, a virtual and authentic urbs in which to develop
oneself: a world ruled by ubiquity and instantaneity, which transcends the normal physi-
cal categories of time and space, and in which communication will be key5. The life that
develops in this habitat is real, even though it may be virtual rather than physical; in it are
persons that interact6. Cyberspace is thus something more than the Internet7.
As explained by J. Echevarría, a space has been created that encompasses the entire
planet and which raises the idea of the Telepolis8: a new social space, the third environ-
ment, which differs profoundly from the natural and urban environments in which hu-
mans have traditionally lived and interacted. This presents a new space for interrelation
and interaction between human beings, in which part of productive activity can be devel-
oped and in which, as can be expected, the problem of power also arises9.
To be precise, this is a problem of power in cyberspace, which, in the beginning, was
naively sought to be ignored. The Internet was to be the panacea of anarchic society:
“Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come
from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the
past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where
we gather. (…) We have no elected government, nor are we likely to have one, so I
address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks.
I declare the global social space we are building to be naturally independent of the
tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you
possess any methods of enforcement we have true reason to fear. (…) Governments
derive their just powers from the consent of the governed. (...) Cyberspace does not lie
within your borders. (...) It is an act of nature and it grows itself through our collective
actions. (...) We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more
humane and fair than the world your governments have made before.”10
Cyberspace, it was thought, would remain outside of any need for regulation and any
form of governance. As we have just seen, cyberanarchy was postulated and the construction
of cyberspace was conceived as “a natural act”; in reality, the spontaneity of technological
4
On the technological foundations of the Internet, compare with BIA and LÓPEZ-TARRUELLA (2016) and DE
ANDRÉS BLASCO (2005).
5
I have stated this in similar terms in TERUEL LOZANO (2013) p. 39.
6
LESSIG (2009) p. 43-47.
7
LESSIG (2009) p. 43-47.
8
ECHEVARRÍA EZPONDA (1994).
9
ECHEVARRÍA EZPONDA (2000) p. 39; and, similarly, ECHEVARRÍA EZPONDA (1999).
10
“A Declaration of the Independence of Ciberspace”, edited by Perry Balow in 1996. Text accessible at:
https://www.eff.org/cyberspace-independence. Accessed March 11, 2019.
development was recklessly trusted, and decisions regarding the construction of cyberspace
were made as “collective actions” by Internet users. It is true that the design of the Internet,
and therefore its governance, was originally a question of a principally technological nature
which was overseen by technicians themselves and by Internet users and providers11.
However, as cyberspace has developed, the result has been precisely the opposite.
In this day and age, I believe it is not possible to conclude that it is Internet users who
are constructing the virtual space. This, as we will see, is principally in the hands of a
group of international organisations lacking democratic legitimacy and, above all, certain
multinational corporations12. A phenomenon of Internet centralisation around the major
technological giants (Google, Apple, Facebook, Amazon and Microsoft) has been effectu-
ated13. Moreover, it cannot be concluded that the absence of government has led to a clean
space in which Internet users can act freely and without threat. Much to the contrary, the
increase in illicit or harmful activities carried out via the Internet appears worrying, along
with the impunity with which such activities often happen. It is true that, as predicted by
cyber-libertarians, the current architecture of the Internet presents significant difficulties
for the establishment of public regulation, as we will have the opportunity of studying.
However, the error of this view has been, in my opinion, in the belief that freedom would
come from the absence of the State, without meaning to imply a blind trust in the latter14.
As one of the most respected authors in this field, Professor Lessig, has pointed out, free-
dom in cyberspace will not emanate from the absence of a State, but will come, as else-
where, from the existence of a certain type of State; we construct liberty as our founders
did, setting society on a particular Constitution15. In short, ubi societas, ibi ius16. But we
must not settle for just any ius; nor for just any Constitution. The achievements of mod-
ern constitutionalism, which has been able to build a model of social coexistence based
upon the triad of the social and democratic State of Law, must be brought forward to this
new society.
Indeed, it is precisely around this idea that the current study relating to perspectives
on fundamental rights in a digital society revolves. There are two issues which I consider
relevant to highlight. On one hand, as we have just presented, it is worth questioning the
role that fundamental rights should play in the design of the architecture of cyberspace and
its efficacy in the human activities that develop in this cyberspace. But, beyond the struc-
ture of cyberspace, if we now call our society an “information society”, or even a “network
11
OLMOS (2016) p. 344.
12
As explained in OLMOS (2016) p. 345, once the Internet reaches large dimensions, standardisation processes
require greater coordination. However, unlike previous technological innovations, responsibility for critical
Internet resources was assumed by a number of international organisations. A new model is set, in which the
private sector acquires a key role as the main driver of innovation and as a value-creating agent in the network.
13
RAMONET (2016) p. 21.
14
Compare the contrast between the cyber-anarchist vision and “non-exceptionalist” vision of the law of the
Web in GARCÍA MEXÍA (2016) pp. 20 ff.
15
LESSIG (2009) p. 35.
16
Compare TERUEL LOZANO (2010) p. 340.
society”17, it is clear that the new social, political and technological paradigms also open up
new perspectives for the development of law and for the reconsideration of fundamental
rights. If society evolves, the law must do so with it. Thus, the second issue puts forth the
need to face the task of translating and redefining fundamental rights before the new par-
adigms of the digital society of the twenty-first century, taking into account not only that
which encompasses virtual activities, but all human relationships.
Before this, we will begin by pointing out some peculiarities of digital law and the
difficulties that, as we have seen, Internet regulation presents. In the conclusion we will
discuss the extent to which it may to be appropriate to affirm a Constitution or a Charter
of Fundamental Right of or for the Internet.
17
Highlighting the value of communication, the network society has been defined as a society in which mem-
bers are or can be permanently conversing or communicating on any topic with others through the resources
and facilities provided by the systems or networks of communication and information (GALINDO (2013) p. 9).
Compare with VAN DICK (2012).
18
PÉREZ LUÑO (2005) p. 15.
19
It must be taken into account that, as a communication system, the Internet has a multifaceted nature in-
sofar as it allows for very varied forms of interpersonal communication and masses, since any element that can
be digitized (data, voice, video, image...) can be transmitted through it. Compare with FERNÁNDEZ ESTEBAN
(1998) pp. 26 ff.
20
LESSIG (2009) p. 80.
certain form, but it need not be so. There is no single form nor one single architecture that
defined the nature of the Web21. Ultimately, technology is malleable22.
Recognising this premise, it must also be warned, following this same author, that
within the regulation of cyberspace various sources converge: law, architecture, social
norms and the market. Among these, of outstanding importance is that of the architecture
(or the code) in determining the space itself and the activities which may be performed in
it. The code contains certain values inscribed within it and makes others impossible; in this
sense, it also constitutes an element of regulation, in the same way that architecture in real
space does23. From this stems the importance of the law not only engaging with the con-
duct and activities carried out via the Internet, but also being able to interact indirectly in
predisposing the architecture or the code of the Web itself. The law can also modify archi-
tectural regulation and in this way, succeed in giving rise to different conduct24.
As such, digital law25 must essentially concern itself with three things (although here
we are interested only in the first and the last): firstly, the regulation of the code or the ar-
chitecture of the Internet, understood as the standards and protocols that configure it; sec-
ondly, the regulation of the physical network; and finally, the regulation of the content and
the activities that are carried out across the Internet26.
In this context, the regulation of content is the object of study preferably in that
which is known as telecommunications law, a highly specialised branch of law in which
fundamental rights have limited scope. This is not the case with the other two topics; with
the design of the architecture of the Web, in view of how this may impact the possibilities
given to citizens that interact on it; and with the regulation of content and activities that
may be carried out. In both areas it is desirable that fundamental rights be deployed effec-
tively, as will be seen. But before this it may be relevant to answer two questions: how and
who is assuming the regulation of cyberspace? And, more specifically, who is designing the
architecture of the global digital space?
In relation to the content and activities that are carried out on the Internet it seems
that the problem is not exactly the absence of regulation, but its overlapping hypertrophy.
Various states try to impose their sovereignty when conflicts arise, or when they encoun-
ter illicit activities that they want to fight, but they face the difficulties derived from the
decentralized and global nature of the Internet and the dispersed, spontaneous and sub-
stantially anonymous condition of the activities that are developed through it. This creates
inter-jurisdictional conflicts and leads to a set of rules that overlap each other27, which ends
21
LESSIG (2009) p. 74.
22
LESSIG (2009) p. 74.
23
LESSIG (2009) p. 209.
24
LESSIG (2009) p. 215.
25
On the appellation, characteristics and evolution of digital law, or the law of the Web, compare with GARCÍA
MEXÍA (2016): 20 ff.
26
Cf. GARCÍA MEXÍA (2016) pp. 30 ff.
27
Assumptions such as those in the Yahoo case give evidence of how some States have sought to establish
themselves as universal judges in the prosecution of conduct on the Internet. On the specific case, see COTINO
BONE and DE LA TORRE FORCADELL (2002): 897-917. On general competition between sovereign States, see
LESSIG (2009) pp. 463 ff.
up determining the “insufficiency of state legislations”28 to face this objective. A few short-
comings have been attempted to be remedied in a very sectorial way through international
cooperation. However, the legislation that would need to be harmonised is very different
and it is very difficult to reach common international standards29. The establishment of
common rules of jurisdiction and the adoption of police and judicial cooperation agree-
ments, in particular extraterritorial enforcement of judgments, may also help, although this
would not prevent a sort of forum shopping by Internet users seeking to publish content and
perform fraudulent activities where legislation is looser. However globalised the Internet
is, at least within the respective territory, States have the tools to enforce their law, and
technological means exist (and can be further advanced) so that they can order Internet
providers and servers to block certain content and activities30. Therefore, since the absence
of a law is not a viable response, but it is difficult to reach a scenario in which a single law
can be applied in cyberspace (there is no state or organisation with the capacity to impose
such sovereignty), it can be agreed with Lessig that the most plausible future scenario is
precisely to achieve the regulation of contents and activities on the Internet through the
concurrence of multiple laws with sufficient technological support to allow the zoning
of cyberspace31.
Similarly, self-regulation and self-control systems are being developed by Internet
operators and users themselves. For example, social networks, better known as Facebook or
Twitter, have their own codes of conduct and systems to report content that infringes upon
these codes. This presents a solution that also raises caution, since it leaves to private powers
the answer to conflicts between individuals in areas that may be crucial and, as we shall see,
may affect the effective enjoyment of fundamental rights. Ultimately, private companies are
motivated by self-interest and their responses to conflicts do not have to meet the criteria of
impartiality and public interest that, contrarily, must govern the performance of the State.
But, and this is no less important, these codes of ethics are not a democratic source, but
rather resemble an “issued charter” from the Rulers of the Internet, which places Internet
users in the position of “online subjects”32. It is they who decide, in and of themselves, what
is allowed and forbidden, and the space of freedom we have as individual Internet users in
each of the spaces that dominate in a largely monopolistic and autocratic way.
An intermediate proposal, like that of Professor De Minico, can be made which
combines self-regulation and the law, acting to define ex ante and ex post general rules to
avoid deviations from self-regulation: “[the State] should not be called to act as a regulator
in detail of individual behaviour, but rather as an overall system architect, intervening be-
fore and after self-regulation. Ex ante, the State will define the general rules, the goals to be
28
MUÑOZ MACHADO (2000) p. 42.
29
One example in this regard would be the Council of Europe Convention on Cybercrime of 23 November
2001. This Convention manages to establish a common denominator in relation to piracy and cybercrime, but
it only manages to unify illicit content linked to minimum standards regarding child pornography.
30
LESSIG (2009) pp. 480 ff.
31
LESSIG (2009) pp. 480 ff.
32
ECHEVARRÍA EZPONDA (2000) p. 47 (original in Spanish).
pursued, the values to be fulfilled. Ex post, it will be in the State’s responsibility to correct
any deviation of private regulations from the rules it has preliminary set”33.
This combination of public regulation and self-regulation is what has been seen, for
example, with the right to be forgotten following the Google case 34. As a consequence of
the European Court of Justice ruling, Google was required to implement a mechanism to
safeguard citizens’ right to be forgotten according to the guidelines set by the Court itself;
meaning that Google’s decisions can be monitored in the first instance by the courts or
even by data protection authorities.
However, this marriage between State (legislature) and private powers is not always
so congenial. Something which strikes as particularly worrying, upon analysis, is the second
of our formulated questions: who is designing the architecture of the global digital space? In
this respect, we must differentiate two levels within the construction of the Web, without
wishing to enter into technical terminology: on one level, the deep structure of the Internet;
and on the other, the structure of each community that coexists in it. To maintain the initial
metaphor, if cyberspace was a city, within it would exist different neighbourhoods in which,
furthermore, different activities would be carried out. One of these neighbourhoods might
be the World Wide Web; another may be social networks; search engines, etc.
Indeed, with regards to the design of the deep structure of the Web, signs of prog-
ress glimmer. As previously explained, the design of the Internet was originally a highly
technical issue which was entrusted to autonomous organisations such as the Internet
Architectural Board (IAB), the Internet Engineering Task Force (IETF), the World Wide
Web Consortium (W3C) and the Internet Society (ISOC). The management of certain
critical resources was taken up by organisations such as the Internet Assigned Number
Authority (IANA) or, formerly, the Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN). However, the debate about Internet governance continues towards the
recognition of the need to institutionalise forums, or even to create organisations in which
governments, the private sector and civil society can participate in the decisions made
regarding the principles and rules that ought to determine the evolution and utilisation
of the Internet35. In this respect, the “Roadmap for the future evolution of the Internet
Governance” as reflected in the NETmundial Multistakeholder Statement dated 24 April
2014 may be used for reference, or works developed by the Internet Governance Forum
(IGF). The European Union has also shown interest in participating in defining the deep
structure of the Web with initiatives such as the European Union’s cybersecurity strategy
for an open, protected and secure cyberspace, or by means of the Council of Europe, where
an Internet Governance Strategy (2016-2019) on democracy, human rights and the rule of
law on the Internet has been adopted.
However, events differ regarding the definition of the architecture of each commu-
nity or neighbourhood of the Internet, in which the dominance of Internet giants can
be plainly seen. With certain limits – such as the data protection laws imposed by the
33
DE MINICO (2015) p. 7.
34
CJEU 13/05/2014, DATA PROTECTION AGENCY V. GOOGLE, C-131/12.
35
Compare with OLMOS (2016) pp. 344 ff.
European Union and safeguarded by the Court of Justice36 – these Rulers of the Internet
are the ones constructing the neighbourhoods, in which we citizens later interact, to suit
their interests. They are the ones deciding the technical features of email services, social
networks, how our personal data is handled, and the extent to which we enjoy any authen-
tic privacy. Is there any doubt that Google is currently the most influential company in the
world and the one that is determining the changes that we experience?37
As Garton Ash indicates, the fight for power is yet more complex online: “A plethora
of international organisations, national governments, parliaments, companies, engineers,
media outlets, celebrity tweeters and physical and virtual mass campaigns through social
networks all now compete in a multilevel, multidimensional game. The outcome often
hinges on intricate intersections between business, politics, law, regulation and rapidly
developing tecnologies of communication”38. This is a complex situation, the explanation
for which merits the analogy of dogs, cats and rats. “Governments are the dogs, companies
are the cats and we are the mice. The biggest cats are more powerful than all but the very
biggest dogs”39.
And in this fight for power what seems to be clear, at least the way I see it, is that the
decisions related to the regulation of activity and content in cyberspace, as well as those re-
lating to its architecture and code, cannot remain in the confines of a supposedly invisible
hand, but must be oriented towards the common good40 and this can only be achieved, at
least from the perspective of legitimacy, through organisations and institutions with dem-
ocratic accountability that guarantee the participation and voice of citizens (or, at least, of
Internet users, if the distinction is appropriate); something that is currently not in place.
Much to the contrary, the truth is that nowadays there is an “invisible hand” which is
building the architecture of cyberspace, spurred on by the State and by business interests; a
new architecture which tightens control and produces a highly efficient level of regulation,
but of which we are unaware to what point it will safeguard personal liberties41. Hence
the interest in studying now the function of fundamental rights firstly in relation to the
architecture of cyberspace, and secondly in relation to redefining fundamental rights in a
digital society.
36
See, for example, CJUE 6/10/2014, SCHREMS V. DATA PROTECTION COMMISSIONER, C-362/14, in which the
Court held that Decision 2000/520 was invalid and considered that, in the light of various provisions of the
Charter of Fundamental Rights of the European Union, national authorities can monitor whether a third State
guarantees an adequate level of protection of the rights of citizens in the processing of their personal data.
37
RAMONET (2016) p. 114, citing Julian Assange.
38
GARTON ASH (2016) p. 26.
39
GARTON ASH (2016) p. 26.
40
In this sense, DE MINICO (2015) p. 3: “all technical issues concerning the Internet cannot be left to the
invisible hand of a market-oriented technological developtment, rather, it should be goal-oriented towards
achieving a common good”.
41
LESSIG (2009) p. 36.
42
PÉREZ LUÑO (2011) p. 16.
43
BILBAO UBILLOS (1997) p. 243.
44
PÉREZ LUÑO (2011) p. 19 (original in Spanish).
45
PÉREZ LUÑO (2011) p. 17.
to acknowledge that this architecture must be sustained on the basis of the objective values
emanating from the recognition of fundamental rights. This requires political rather than
technical decisions; thus renouncing the belief that cyberspace is a spontaneous technical
construction. I would go further; I believe that just as with bioethics and laws relating to
biological advancements, a need has arisen for ethics and law to guide and regulate certain
technological activities, placing moral and legal limits on what is technically possible. It
will be necessary to address this legal and philosophical debate in the field of information
and communication technologies also. The construction of cyberspace demands that these
disciplines, Law and Philosophy, perform their regulatory and guiding function in the field
of technological advances. And in this task the fundamental rights recognised as “essential
components of an objective order in the community” have an undoubted potentiality.
Because precisely what has been created with cyberspace is a new political community; a
new city.
Moreover, in their dimension as rights of defence, fundamental rights must contin-
ue to display their effectiveness against any State that has demonstrated its harmful power
and ability to unleash itself in the face of siren calls in the online sphere. Revelations of
mass clandestine surveillance such as those leaked by Edward Snowden or Wikileaks give
substantial evidence of this. But it is not only the State that can threaten the freedom
and the rights of people in cyberspace. Precisely in this area is where the power of certain
private entities, those I have previously called the Rulers of the Internet, is most clearly
demonstrated. In cyberspace these Rulers of the Internet are the real Leviathan46. As S.
Rodotà explains, Google, “for example, is not only one of the most powerful multinational
corporations. It is a force unto itself, superior to an infinity of nation States, with which it
negotiates, power to power. It is a daily interlocutor with hundreds of millions of people to
whom it offers the possibility of entering and interacting in the digital universe”47.
Can these powers be left unsupervised? Clearly not. This marriage between the State
and the Rulers of the Internet, who reign supreme in cyberspace and build it according to
their interests, must be subject to the restraints that set fundamental rights as a guarantee
of freedom, equality, autonomy and security of the people. And to do this, in the face of
this vision of a State threatening citizens’ freedoms on the Internet, one must start from
the postulates of a social and democratic constitutionalism to affirm the role of democratic
States as guarantors and advocates of fundamental rights in cyberspace, even if they must
resort to international or supranational collaboration48 to achieve this, or if new political
entities have to be formed with global democratic legitimacy to govern cyberspace. For the
moment, as recommended by the Council of Europe, we must trust that it is the States
themselves that enforce their obligation to guarantee human rights to all persons within
their jurisdiction, applicable in the context of Internet use and which must include the su-
pervision of private companies. This is due to the fact that human rights, which are univer-
46
GARTON ASH (2016) p. 1.
47
RODOTÀ (2012) p. 416 (original in Italian).
48
Compare with Council of Europe. Internet Governance. Strategy 2016-2019. Democracy, human rights and
the rule of law in the digital word. Adopted on 30 March 2016.
sal and indivisible, as well as related laws, prevail over the general conditions imposed on
Internet users by any private sector actor49.
49
Council of Europe. Recommendation CM/Rec(2014)6 from the Council of Ministers to member States on
a Guide to human rights for Internet users. Adopted on 16 April 2014.
50
LESSIG (2009) pp. 255 ff., referred to the “latent ambiguities” which have arisen in the area of human rights
and which call for new responses.
51
Council of Europe. Recommendation CM/Rec(2014)6 from the Council of Ministers to member States on
a Guide to human rights for Internet users. Adopted on 16 April 2014.
52
Prepared by a commission formed at the request of the President of the Italian Chamber of Deputies, the
final version of which was published on 28 July 2015. Text accessible at: http://www.camera.it/application/
xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf. Accessed
March 11, 2019.
53
I have already dedicated a previous work to this matter, with ideas which I now draw upon with some inno-
vations. Compare with TERUEL LOZANO (2013).
54
REDEKER et al. (2018).
55
Thus, DE MINICO (2015) pp. 12 ff.
56
Regarding this, RODOTÀ (2012) p. 415 indicates how “non si può accettare una privatizzazione del governo
di Internet, ed è indispensabile far sì che una pluralità di attori, ai livelli più diversi, possa dialogare e mettere
a punto regole comuni. Il tema della democrazia promossa da Internet esige che si affronti anche la questioni
della democrazia di Internet”.
cluding government, the private sector, civil society, the technical community, the academ-
ic community and users”. It would be a constitution that would be effective against the
powers that act on the Internet, public or private, and that would engage all users of the
Web. Because if there is something that has been demonstrated is that “we must rethink
the declaration of human rights, which was not signed in vain by States and our rulers
from above. Demanding that online multinational corporations respect the basic rights of
the citizens of the E3 (digital environment), starting with the right to privacy and universal
access, is one of the primary tasks to accomplish in order to civilise and democratise E3.”57
Lastly, it is more difficult to define what can be the constituent power that legitimis-
es this process of constitutionalisation of cyberspace. It is possible to consider such a power
being led by the UN itself, perhaps as a first step towards the construction of a “Network
State”58. A reflection that, although today may seem science-fiction, may have future value.
Ultimately, “engaging with the problem of the “Constitution of the Internet”, and with the
complex way in which technology meets freedom and institutes the political space, requires
deep considerations. Technologically determined transformations can be understood and
governed only by putting in place “prospective” instruments, and, if this happens, by then
redefining the foundational principles of individual and collective liberties”59.
CITED BIBLIOGRAPHY
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57
ECHEVARRÍA EZPONDA (2000) p. 56.
58
Compare with RODOTÀ (2012) p. 421, following M. Castells in this matter.
59
RODOTÀ (2012): 423 (original in Italian).
específico del artículo 19”, in COTINO HUESO, Lorenzo (coord.): Libertad en Internet.
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