Вы находитесь на странице: 1из 43

2.

Место и роль права в жизни человека, общества, государства


https://www.youtube.com/watch?v=bEQ5UWWXTLU
https://www.youtube.com/watch?v=AB3rVLiZoXc
Деятельность людей, их поведение и отношения регулируются множеством
существующих в обществе социальных норм. Однако основным регулятором
общественных отношений является право, поскольку именно оно выполняет наиболее
важную роль в организации общественной жизни и регулировании поведения людей.
В современном обществознании термин «право» понимается в нескольких значениях.
В объективном смысле право – это совокупность правовых норм, обеспеченных
принудительной силой государства.
В субъективном смысле право – это правомочия конкретного лица, официально
признанные возможности, которыми располагают граждане и организации (например,
право на жизнь, свободу, собственность).

В общем под правом следует пониматьсистему общеобязательных правил поведения,
установленных или санкционированных государством и охраняемых его
принудительной силой.
Признаки права:
1. Общеобязательность .
2. Формальная определенность.
3. Обеспеченность принудительной силой государства.

4. Системность состоит в том, что совокупность правовых норм образует систему
права, которая складывается в любом государстве. Система права характеризуется
внутренней согласованностью и взаимодействием составляющих ее элементов (норм,
институтов и отраслей права). Другими словами, право – это нормативная система, в
той или иной форме исходящая от государства и связанная с ним.
В обществе действуют и другие нормативные системы, например обычаи или
мораль. При этом в конкретном обществе может сложиться несколько различных
систем морали (если это многонациональное или многоконфессиональное общество),
но правовая система всегда одна. Право применяет равный масштаб к разным людям,
исходит из принципа равноправия, то есть формального равенства людей (это
означает предоставление равных правовых возможностей и наложение равной
ответственности перед законом).
Право оценивает только поведение людей, только их поступки, выраженные
вовне, оно не дает оценку мыслям и чувствам людей, что делает мораль. Поэтому
возможны расхождения между правовой и моральной оценкой поведения человека,
когда с точки зрения права действие является законным, а мораль видит в данном
поступке моральную ущербность (например, брак из корыстных побуждений).
Право, как и все остальные социальные регуляторы, выполняет в обществе
определенные функции.
Функции права подразделяются на две группы:
• общесоциальные
• специальные (юридические).
Общесоциальные функции выполняют все социальные нормы, все
нормативные системы общества. К ним относятся:
• воспитательная – социализация человека, приобщение его к жизни в обществе;
• социального контроля – право контролирует поведение человека, определяет меру
возможного и должного поведения субъектов общественных отношений;
• ценностно-ориентировочная – все социальные нормы ориентируют человека, как
вести себя в обществе;
• культурно-историческая – в праве находят выражение все духовные ценности,
культурные традиции народа и общества, право передает их из одного поколения в
другое.
Специальные (юридические) функции права:
• регулятивная – право устанавливает в обществе определенные правила поведения,
направленные на упорядочение связей между людьми;
• охранительная – право защищает наиболее важные общественные отношения от
посягательств, обеспечивает их стабильность и устанавливает санкции за
различные правонарушения;
• также можно выделить политическую функцию – право выступает формой, в
которую облекаются все политические процессы в государстве (реформы, выборы
органов власти и др.). Право обеспечивает наиболее полную реализацию
принимаемых государством решений и гарантирует устойчивость государственной
власти.
Итак, роль права в жизни общества состоит в том, что оно выступает
го сударственным регулятором типовых обще ственных отношений и в
демократическом государстве обеспечивает свободное развитие личности, а также
организованность и порядок в обществе.
Право, как и государство, – это продукт развития общества на определенном
этапе исторического процесса. Право развивается вместе с государством, с которым
находится в тесной взаимосвязи.
Эта взаимосвязь проявляется в следующем:
1. право не может развиваться и функционировать без государства, так как
государство – это тот политический механизм, который формирует право в виде
общеобязательных правил поведения. Только государственные органы принимают
общеобязательные для всего населения государства решения, облеченные в форму
правовых норм, исполнение которых обеспечено его принудительной силой;

2. государство гарантирует реализацию правовых норм, охраняет право от нарушений.
Именно возможность государственного принуждения в случае нарушения нормы
права отличает правовые нормы от других социальных норм, действующих в
обществе;
3. Не только право нуждается в государстве, но и государство – в праве. Оно не может
нормально и эффективно функционировать, не опираясь на право. Без правового
регулирования общественных отношений невозможно эффективное руководство
обществом. Право вводит функционирование государства и государственной власти в
рамки законности, подчиняет их конкретному правовому режиму, что исключает
произвол государственных органов по отношению к гражданам. При такой
подчиненности государства праву и формируется демократическое правовое
государство.
9. Основы конституционного, гражданского, уголовного, арбитражного,
административного процесса
Арбитражный процесс - это установленная нормами арбитражного
процессуального права форма деятельности арбитражных судов, направленная на
защиту оспариваемого или нарушенного права организаций и граждан-
предпринимателей.
Арбитражный процесс можно рассматривать как движение дела по возникшему
в процессе предпринимательской деятельности спору, вытекающему из гражданских
правоотношений или из правоотношений в сфере управления.
Деятельность арбитражных судов по рассмотрению отнесенных к их
компетенции споров облекается в специфическую процессуальную форму,
основанную на АПК РФ и других федеральных законах. Процессуальная форма
призвана обеспечивать неукоснительное соблюдение требований законности при
рассмотрении и разрешении дел арбитражными судами.
Можно выделить следующие черты арбитражной процессуальной формы
1) арбитражный суд и участники арбитражного процесса в своей деятельности
связаны нормами арбитражного процессуального права;
2) участники арбитражного процесса вправе совершать только те
действия, которые предусмотрены процессуальными нормами;
3) последовательность, форма и содержание процессуальных действий
арбитражного суда и участников процесса имеют нормативное регулирование;
4) сторонам предоставлены равные возможности защищать свои права и законные
интересы, использовать все установленные правовыми нормами процессуальные
права для достижения цели процесса при неукоснительном выполнении
процессуальных обязанностей.
Объектом арбит ражных проце ссуа льных отношений выступают
экономические споры хозяйствующих субъектов, отнесенные к подведомственности
арбитражных судов ст. 22 АПК РФ.
Субъектами арбитражных проце ссуальных отношений выступает
арбитражный суд, с одной стороны, стороны и другие участники процесса, с другой
стороны. Между участниками процесса процессуальных отношений не возникает.
Уголовный процесс как отрасль права - совокупность норм права,
регулирующих деятельность, направленную на предупреждение готовящихся,
раскрытие и расследование совершенных преступлений, разрешение дела по
существу и обеспечение неотвратимости ответственности виновных. Понятие
уголовного процесса тождественно понятию уголовного судопроизводства, которое
включает в себя досудебное и судебное производство по уголовному делу (п. 56 ст.
5 УПК).
В уголовный процесс, который осуществляют государственные органы,
вовлекаются иные участники уголовного процесса, имеющие процессуальный
интере с по делу или спо собствующие до стижению цели уголовного
судопроизводства.
К первым относятся: потерпевший, гражданский истец, их представители,
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, защитник, гражданский ответчик.
Ко вторым - заявитель, свидетель, эксперт, специалисты, понятые и т. д.
Цели уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК):
• защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений;
• защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод;
• уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания;
• отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания,
реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.
Гражданское процессуальное право – отрасль права, включающая в себя
совокупность расположенных в определенной системе процессуальных норм,
регулирующих общественные отношения, которые возникают между судом и
участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам.
Гражданское процессуальное право является теоретическим обоснованием
гражданского процесса.
Предмет регулирования гражданского процессуального права – те
общественные отношения между судом и другими субъектами, а также действия,
осуществляемые в процессе гражданского судопроизводства, которые могут быть
подвергнуты правовой регламентации, т. е. правоотношения и действия, являющиеся
по сути юридическими фактами.
Гражданское судопроизводство подразделяется на следующие виды:
1) приказное – отличается отсутствием основных стадий гражданского процесса.
Судебное решение заменяет судебный приказ;
2) исковое – характеризуется наличием спора о праве, который призван разрешить
суд, равенством субъектов спора, предметом защиты выступает нарушенное или
оспоренное право или охраняемый законом интерес, возбуждается подачей
искового заявления;
3) производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, к которым
относятся дела - о признании недействующими нормативных правовых актов, об
оспаривании решений, действий органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих, о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
4) особое производство – характеризуется отсутствием спора о праве. Предметом
защиты выступает не нарушенное или оспоренное право, а охраняемый законом
интерес заявителя;
5) производство по делам об оспаривании решений третейских судов;
6) производство по делам, возникающим из исполнительных правоотношений –
сюда относят процессуальные действия суда, влияющие на процесс исполнения
судебных постановлений и постановлений иных органов.
Принципы гражданского процессуального права – основные положения, на
основе которых определяется специфика, сущность и содержание данной отрасли
права.
• конституционные принципы:
- аосуществление правосудия только судом;
- независимость судей и подчинение их только закону;
- принцип несменяемости судей;
- принцип неприкосновенности судей;
- принцип состязательности сторон;
- принцип равноправия перед законом и судом;
- принцип гласности судебного разбирательства.
• принципы, закрепленные в ГПК РФ:
- принцип единоличного и коллегиального рассмотрения гражданского дела;
- язык гражданского судопроизводства;
- принцип диспозитивности;
- сочетание устности и письменности;
- принцип непосредственности;
- принцип непрерывности.
Административный процесс – урегулированная
административнопроцессуальными нормами деятельность исполнительных органов
(должностных лиц) по рассмотрению и разрешению различного рода индивидуальных
административных дел, возникающих в сфере государственного управления, в
порядке реализации задач и функций исполнительной власти.
Принципы административного процесса:
• законность;
• равенство сторон перед законом;
• объективность;
• гласность, открытость;
• ведение дел на национальном языке;
• право пользоваться услугами адвоката;
• экономичность процесса;
• ответственность должностных лиц за правильность разрешения дел;
• право обжалования решений.
Субъекты административного процесса:
1) индивидуальные субъекты:
– граждане Российской Федерации;
– иностранные граждане;
– лица без гражданства;
2) коллективные субъекты:
– органы исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации;
– исполнительные органы местного самоуправления; – предприятия и учреждения
различных форм собственности;
– общественные объединения;
– иные органы государства и местного самоуправления.
Конституция РФ — правовая база конституционного судебного процесса в
России.
Прежде всего следует обратиться к гл. 7 «Судебная власть и прокуратура».
Базовые положения этой главы о судебной системе РФ, процессуальных формах
осуществления судебной власти, принципах правосудия, об основных требованиях к
судьям и гарантиях их самостоятельности, о финансировании судов служат правовым
ориентиром для детального регулирования конституционного судебного процесса в
законодательных актах РФ и ее субъектов.
Особое значение имеет ст. 10 Конституции РФ, закрепляющая в качестве одной
из основ конституционного строя России разделение государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную.
Судебная власть наряду с иными видами судопроизводства осуществляется
посредством конституционного судопроизводства. Это означает, что деятельность
органов конституционного правосудия является видом государственной деятельности,
регламентированной процессуальными правилами, которые определяют порядок
рассмотрения и разрешения дел при осуществлении конституционного контроля.
В ч. 3 ст. 118 Конституции закреплено, что судебная система РФ
устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным законом,
что означает учреждение органов конституционного правосудия в соответствии не
только с Конституцией, но и с указанным законом.
Для конституционного правосудия, как и правосудия во всех видах
судопроизводств, характерны общие сущностные черты и принципы.
Непосредственно в Конституции РФ закреплены следующие принципы
правосудия:
• конституционность и законность (ст. 15);
• осуществление правосудия только судом (ст. 118);
• независимость судей и их подчинение только Конституции РФ и федеральному
закону (ст. 120);
• неприкосновенность и несменяемость судей (ст. 121, 122);
• открытость разбирательства дел (ч. 1 ст. 123);
• доступ каждого к правосудию (ч. 1 ст. 46);
• равенство всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19);
• осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон
(ч. 3 ст. 123).
Конституция предусмат ривает принятие специа льного закона о
Конституционном Суде РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 128 Конституции полномочия,
порядок образования и деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда
РФ и иных федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным
законом.
Статья 119 Конституции РФ закрепляет основные требования к судьям как
носителям судебной власти, действующим от имени государства. При этом
конституционная норма допускает установление федеральным законом
дополнительных требований к судьям судов РФ.
Учитывая социальную значимость и высокий статус Конституционного Суда
РФ, Закон о Конституционном Суде РФ предъявляет более высокие требования к
судьям Конституционного Суда РФ — возраст не менее 40 лет, безупречная
репутация, высшее юридическое образование, стаж работы по юридической
профессии не менее 15 лет, признанная высокая квалификация в области права
(ст. 8).
Нормами Конституции определяются основы статуса Конституционного Суда
РФ. Конституция закрепляет численный состав и компетенцию Конституционного
Суда РФ, юридическую силу и правовые последствия его решений, перечень органов
и лиц, обладающих правом обращения в Конституционный Суд РФ (ст. 125).
Вопрос о численном составе Конституционного Суда РФ имеет особую
значимость, поэтому закрепляется в Конституции. Он обусловлен компетенцией Суда,
объемом работы, его внутренней структурой, степенью сложности дел и другими
факторами. В составе Конституционного Суда 19 судей — представителей различных
профессиональных специализаций, научных и жизненных убеждений, карьерных
судей и ученых.
К компетенции Конституционного Суда РФ Конституция относит:
• разрешение дел о соответствии Конституции РФ нормативных правовых актов
органов государственной власти, договоров между ними, а также не вступивших в
силу международных договоров РФ;
• разрешение споров о компетенции;
• проверку по жалобам граждан на нарушение конституционных прав и свобод
граждан и по запросам судов конституционности закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле;
• осуществление толкования Конституции РФ;
• дачу заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения
Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления.
Конституцией также закрепляется порядок назначения на должность судей
Конституционного Суда РФ Советом Федерации по представлению Президента РФ (п.
«е» ст. 83, п. «ж» ч. 1 ст. 102, ч. 1 ст. 128).
Особый статус Конституционного Суда РФ и его судей подчеркивается
положением ч. 2 ст. 82 о том, что судьи Конституционного Суда РФ присутствуют при
принесении присяги Президентом РФ, а также положением Конституции о
заслушивании на совместном заседании палат Федерального Собрания посланий
Конституционного Суда (ч. 3 ст. 104). Конституцией предусмотрено право
законодательной инициативы Конституционного Суда РФ (ст. 104).

13. Правосознание и правовая культура
Правовая культура — совокупность всех ценностей, созданных человеком в
правовой сфере, а также знание и понимание этих ценностей и действие в
соответствии с ними.
Правовая культура шире правосознания, ибо включает в себя не только
психологические и идеологические его элементы, но и юридически значимое
поведение. Таким образом, правовая культура состоит из следующих элементов:
• идеологический элемент (правовая идеология);
• психологический элемент (правовая психология);
• поведенческий элемент (юридически значимое поведение).
Правовая культура отражает качественное состояние правовой жизни общества
и передает соответствующие правовые ценности от поколения к поколению.
Правовая культура подразделяется на соответствующие виды: общества,
социальной группы, личности.
Правовая культура общества определяется уровнем правосознания и
правовой активности общества, степенью прогрессивности и эффективности
юридических норм. Она зависит от многих показателей. К ним, в частности,
относятся:
• уровень теоретической, научной мысли в обществе, правовой науки;
• уровень законодательства (научная обоснованность, эффективность и др.);
• уровень правосознания граждан и должностных лиц;
• уровень работы правоприменительных, в том числе правоохранительных, органов;
• состояние правового образования, правовою воспитания и др.
Правовая культура социальной группы может сильно отличаться в
зависимости от характера этой группы. Она выше в социальных группах,
объединяющих лиц, имеющих высшее или среднее специальное образование,
пенсионеров, сотрудников правоохранительных органов, работников госаппарата.
Правовая культура личности формируется прежде всего образованием,
которое человек получает, и образом жизни, который ведет. Помимо правовой
образованности правовая культура личности предполагает умение и навыки
пользоваться правом, подчинение своего поведения требованиям правовых норм. Из
правовой культуры каждого человека в совокупности формируется правовая культура
социальных групп и правовая культура всего общества.
Правовая культура личности зависит от следующих показателей:
• знания и понимания права;
• уважения к праву в силу личного убеждения;
• умения пользоваться правом;
• подчинения своего поведения требованиям норм права.
16. Закрепление в Конституции общепринятых международных стандартов прав
человека.
Конституция РФ установила, что общепризнанные принципы и нормы
международного права, а также международные договоры РФ являются частью
правовой системы России (п. 4 ст. 15 Конституции РФ).
Этой нормой закреплено прямое действие и применение норм международного
права в практике граждан, органов государственной власти и местного
самоуправления.
Общепризнанные нормы и принципы международного права представляют
собой установленные и признанные международным сообществом правила.
Международное право включает в себя основополагающие принципы
международного права и общие принципы права, признанные международным
цивилизованным сообществом.
Важно, что международные документы не являются обязательными в
понимании внутринационального права. Так, например, Всеобщая декларация прав
человека в преамбуле провозглашает необходимость для всех государств стремиться
к реализации её положений. На основе и в развитие Декларации были приняты
более детальные международные акты, применение которых во взаимодействии с
внутригосударственным законодательством получает общеобязательность и
конкретный механизм защиты.
Проблема имплементации (внедрения) международных гуманитарных идей в
национальное законодательство решается не просто. Она происходит двумя путями.
1. закрепление в национальном законодательстве общепризнанных норм и
принципов, устанавливающих стандарты прав человека.
2. признание приоритета указанных норм над отечественным правом. Этот путь
актуален для РФ.
Статьей 17 Конституции РФ установлено, что в России признаются и
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ.
Законодательство России как полноправного члена международного
сообщества закрепляет стандарты прав человека. Эти стандарты носят всеобщий
характер, они не зависят от формы правления и государственного устройства, от
уровня развития государства и его культурно-исторических традиций.
Российское государство, присоединяясь к этим стандартам, берет на себя
обязательства не только перед мировым сообществом, но и перед всеми субъектами,
которые находятся под юрисдикцией России.
Каждый гражданин вправе требовать от государства выполнения
международных обязательств в области прав человека.
Особой защитой пользуются основные права и свободы человека, которые
являются неотчуждаемыми.
Естественные права принадлежат каждому от рождения и носят
универсальный характер. К таким правам и свободам относятся право на жизнь,
достоинство, свободу и личную неприкосновенность частной жизни, на
благоприятную окружающую среду. Эти фундаментальные права и свободы не могут
быть ограничены или прекращены. Положения российской Конституции в этой части
находятся в полном соответствии с международной доктриной.
Чрезвычайно важным является положение ст. 18 Конституции РФ, в
соответствии с которым права и свободы человека провозглашаются
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность органов законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием. Непосредственное действие прав и
свобод человека и гражданина является традиционным для развитых демократий.
Принцип непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина
означает, что эти права и свободы существуют и охраняются вне зависимости от
того, закреплены ли они в законодательстве или нет. Индивид в любом случае
может их защищать самостоятельно либо требовать соответствующей защиты у
государства, даже у мирового сообщества через специализированные органы,
например, через Европейский суд по правам человека. Соответствие принимаемых
нормативных правовых актов стандартам прав и свобод человека – непременный
атрибут правового государства. Для осуществления этого требования необходима
экспертиза всех проектов принимаемых актов на предмет их соответствия
общепризнанным нормам и принципам международного права.
43. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Личные и
имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и
детей.
Государственная регистрация заключения брака производится в любом органе
ЗАГС на территории РФ по выбору лиц, вступающих в брак. Желающие вступить в
брак лично подают об этом совместное заявление, в котором:
• они подтверждают взаимное добровольное согласие на заключение брака;
• указывают, что к вступлению в брак не имеется препятствий, предусмотренных
ст. 14 СК РФ;
• указывают Ф.И.О., дату и место рождения, возраст на день государственной
регистрации заключения брака, гражданство, место жительства каждого из
вступающих в брак, фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак,
реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак.
Одновременно предъявляются документы, удостоверяющие личность, а также
документ, удостоверяющий прекращение предыдущего брака (если лицо ранее в нем
состояло) и разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста, если
лицо, вступающее в брак, является несовершеннолетним.
Если по какой-либо причине присутствие в органе ЗАГС при подаче заявления
обоих граждан, вступающих в брак, невозможно или крайне затруднительно,
волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными
заявлениями. В этом случае подпись лица, не имеющего возможности явиться в орган
ЗАГС, должна быть удостоверена нотариально.
Заключение брака производится по истечении месяца со дня подачи в орган
ЗАГС заявления. При наличии уважительных причин орган ЗАГС вправе как
сократить данный срок, так и увеличить его, но не более чем на месяц.
NB! При наличии особых обстоятельств (беременность на поздних сроках,
рождение ребенка, командировка в «горячие точки») возможна регистрация брака в
день подачи заявления.
Госрегистрация производится в помещении органа ЗАГС в присутствии лиц,
вступающих в брак. Если они не могут явиться по уважительным причинам,
государственная регистрация может быть произведена в другом месте, но при
обязательном присутствии лиц, вступающих в брак. За госрегистрацию заключения
брака взимается государственная пошлина. В документах, удостоверяющих личность
вступающих в брак, производится отметка о государственной регистрации брака.
Условия заключения брака:
1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в
брак. Взаимное добровольное согласие на вступление в брак выражается в
совместном заявлении о заключении брака в орган ЗАГС, а также устно,
непосредственно при государственной регистрации заключения брака;
2) достижение брачного возраста. При наличии уважительных причин органы
местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак,
вправе по просьбе этих лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения
возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов РФ.
3) Отсутствие каких-либо препятствий для заключения брака.
Препятствия к заключению брака перечислены в СК РФ:
• не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно уже
состоит в зарегистрированном браке;
• не допускается заключение брака между близкими родственниками;
• не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно признано
судом недееспособным вследствие психического расстройства;
• не допускается заключение брака между усыновителями и усыновленными, так как
их отношения приравниваются к отношениям родителей и детей по
происхождению.
СК РФ предусмотрена возможность бесплатного медицинского обследования
лиц, вступающих в брак, а также их консультирование по медико-генетическим
вопросам и вопросам планирования семьи.
Под прекращением брака понимается прекращение правоотношений,
возникающих между супругами из факта юридического оформления брака. Статья 16
СК РФ дает исчерпывающий перечень оснований прекращения брака. К ним
относятся:
• смерть одного из супругов или объявление судом его умершим;
• расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению
опекуна супруга, признанного судом недееспособным.
В случае объявления гражданина умершим, другой супруг имеет право
вступить в новый брак. Если же супруг, объявленный судом умершим или признанный
безвестно отсутствующим, на самом деле окажется живым и после его возвращения
будет отменено решение суда об объявлении его умершим или признании безвестно
отсутствующим, то брак может быть восстановлен органом записи актов
гражданского состояния по совместному заявлению супругов. Однако если супруг
этого лица еще до его возвращения вступил в другой брак и не расторг его, прежний
брак не может быть восстановлен.
Восстановление брака имеет обратную силу с момента заключения. Из этого
следует, что приобретенное за время отсутствия одного супругов имущество является
совместной собственностью обоих супругов, а ребенок, рожденный в этот период,
считается рожденным в браке.
Расторжение брака в органах ЗАГС производится:
• при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей;
• по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом
безвестно отсутствующим;
• по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом
недееспособным.
• по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг осужден за
совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
NB! Если брак расторгается в органах ЗАГС с недееспособным или
осужденным на срок свыше трех лет и при этом возникают споры о детях, выплате
алиментов, разделе общего имущества супругов, то они рассматриваются
самостоятельно в судебном порядке, независимо от расторжения брака в органах
ЗАГС.
К заявлению о расторжении брака в органах ЗАГС прилагаются
документы:
• подлинник свидетельства о браке;
• копии свидетельств о рождении детей;
• выписка из решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими;
• копию решения суда о признании лица недееспособным и копию приговора на
осужденного.
Расторжение брака и выдача свидетельств о расторжении брака производятся
органом ЗАГС по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. За
государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств,
взимается государственная пошлина.
Расторжение брака производится в судебном порядке:
• при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением
случаев, предусмотренных п. 2 ст. 19 СК РФ (признание супруга судом безвестно
отсутствующим, недееспособным или осуждение супруга за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет);
• при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака;
• если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от
расторжения брака в органе ЗАГС.
NB! Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака производится, если судом установлено, что
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При
рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов
на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе
отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах
трех месяцев.
При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих
общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в п. 2 ст. 21 СК РФ,
суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Супруги вправе представить на
рассмотрение суда соглашение о детях (с кем из супругов они будут проживать). При
отсутствии такого соглашения либо в случае, если соглашение нарушает интересы
детей, суд разрешает этот вопрос сам.
Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня
подачи супругами заявления о расторжении брака. При расторжении брака в судебном
порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из
них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на
содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих
средств либо о разделе общего имущества супругов. В случае, если отсутствует
соглашение между супругами по указанным вопросам, а также в случае, если
установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из
супругов, суд обязан:
• определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после
развода;
• определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их
детей;
• по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества,
находящегося в их совместной собственности;
• по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого
супруга, определить размер этого содержания.
Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Суд
обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о
расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган ЗАГС по месту
государственной регистрации заключения брака.
Для личных прав супругов характерно то, что они неотделимы и
неотчуждаемы от своих носителей и не имеют денежного эквивалента. К ним
относятся отношения возникающие по поводу:
• выбора супругами фамилии при заключении и расторжении брака;
• совместного решения всех вопросов жизни семьи;
• свободного выбора занятий профессии;
• свободного выбора мест пребывания и места жительства;
• дачи согласия на усыновление.
Любые сделки, направленные на ограничение указанных прав супругов,
признаются недействительными.
Имуще ственные правоотношения между супругами можно
классифицировать по следующим группам.
1) Право супругов вступать друг с другом в любые гражданско-правовые отношения
(заключать договоры купли-продажи, дарения, мены, вступать в наследственные
правоотношения и т.д.). Сюда же относится право супругов заключать брачный
договор, которым регулируются отношения собственности на имущество,
нажитое во время брака.
2) Права на имущество, нажитое супругами во время брака.
3) Имуще ственные обязательства супругов по взаимному содержанию
(алиментированию).
NB! Под законным режимом имущества супругов понимается режим их общей
совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если
брачным договором не установлено иное.
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов
осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из
супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что
он действует с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по
распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом
недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга, только по его
требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или
заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной
сделки.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и
сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в
установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное
согласие другого супруга.
Права и обязанности родителей.
Сам факт рождения ребенка является основанием для возникновения комплекса
имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей родителей.
NB! Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении
своих детей.
Родительские права возникают с момента рождения ребенка и прекращаются
при достижении им совершеннолетия, т.е. возраста 18 лет.
Родители имеют преимущественное право перед всеми другими лицами на
воспитание ребенка. Несовершеннолетние родители также имеют право на
совместное проживание со своим ребенком и участие в его воспитании.
Родители обладают преимуществом перед другими лицами на
осуществление своих прав.
Одним из важнейших прав и обязанностей родителей является право на
воспитание. Право на воспитание позволяет родителям целеустремленно и
систематически воздействовать на психологию ребенка для того, чтобы привить ему
необходимые, с их точки зрения, качества. Право и обязанность родителей по
воспитанию детей закреплены в Конституции РФ (ст. 38) и конкретизируются в СК
РФ (п. 1 ст. 63).
Право (и соответственно обязанность) по воспитанию своих детей у родителей
прекращается в следующих случаях:
• по достижении детьми совершеннолетия;
• вступления несовершеннолетних детей в брак;
• эмансипации;
• усыновления детей;
• лишения родительских прав;
• смерти и объявления гражданина умершим.
СК РФ закрепил обязанность родителей обеспечить получение детьми
основного общего образования (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители с учетом
мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы
обучения детей до получения детьми основного общего образования.
В статье 64 СК РФ говорится о правах и обязанностях родителей по защите
прав и интересов детей. В частности в п. 1 указанной статьи говорится, что родители
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
числе в судах, без специальных полномочий. Исключение составляют случаи, когда
между интересами родителей и детей есть противоречия, в таких случаях родители не
вправе представлять интересы своих детей и последним должен быть назначен
органом опеки и попечительства представитель.
Неимущественные права несовершеннолетних детей.
К числу личных неимущественных прав относятся:
• право ребенка жить и воспитываться в семье;
• право ребенка на общение с родителями и другими родственниками;
• право ребенка на защиту;
• право ребенка выражать свое мнение;
• право ребенка на имя, отчество и фамилию;
NB! Защита прав и интересов ребенка осуществляется родителями (лицами,
их заменяющими), органами опеки и попечительства, прокурором и судом.
Несовершеннолетнему дается право обращаться самостоятельно по
достижении возраста 14 лет в суд, стать участником гражданского процесса. Но даже
достигшему возраста 14 лет несовершеннолетнему нельзя выступать в роли истца по
делу о лишении родительских прав, ограничении родительских прав. Исключение
составляет отмена усыновления по просьбе усыновленного, достигшего возраста 14
лет.
Имущественные права ребенка можно условно разделить на право на
получение содержания от своих родителей и других членов семьи, право
собственности на доходы, полученные им, на имущество, приобретенное на средства
ребенка.
Поскольку сами дети не могут распоряжаться средствами, поступающими в
качестве алиментов, пенсий, пособий для них, этими средствами распоряжаются их
законные представители - родители, опекуны и т.д. Указанные средства должны
расходоваться на содержание, воспитание и образование ребенка. Таким образом,
алименты - это целевые деньги, которые должны идти на содержание ребенка,
поэтому какие-либо сделки по поводу алиментов, имеющие в виду личные интересы
супругов, недействительны.
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом
ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским
законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (ст. 37 ГК
РФ). СК РФ установил принцип раздельности имущества родителей и детей.
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей:
1. Трудо спо собные совершеннолетние дети обязаны содержать своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных
совершеннолетних детей в судебном порядке.
3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя
из материального и семейного положения родителей и детей и других
заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме,
подлежащей уплате ежемесячно.
4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных
совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено
требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.
5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет
установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских
прав.

48. Уголовное право. Задачи уголовного законодательства. Понятие, признаки и
виды преступления.
Уголовное право – это совокупность правовых норм, установленных
высшими органам государственной власти РФ, определяющих преступность и
наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему и порядок
назначения наказания, а также условия освобождения от уголовной ответственности
и наказания.
К основным задачам уголовного права относятся:
1) охрана общественных отношений от преступных посягательств;
2) предупреждение преступлений (общая превенция);
3) предупреждение и недопущение совершения преступлений отдельными лицами
(частная превенция).
Из перечисленных задач вытекают следующие функции уголовного права:
1) охранительная - заключается в обеспечении защиты интересов личности,
общества и государства от преступных посягательств.
Действие этой функции выражается:
• в определении уголовно-правовых запретов;
• установлении юридических санкций за преступное поведение, включая
применение принудительных мер медицинского характера и воспитательного
воздействия;
• установлении порядка применения юридических санкций за совершенные
противоправные деяния, изменение, освобождение от уголовной ответственности
и наказания.
NB! Охранительная функция уголовного права носит преимущественно
карательный характер.
2) регулятивная – состоит в упорядочении уголовно-правовых отношений
посредством:
• установления основания и принципов уголовной ответственности;
• определения уголовной противоправности общественно опасных деяний;
• установления системы, порядка применения мер уголовной ответственности;
• наделения субъективными правами на причинение вреда при защите от
общественно опасных посягательств (необходимая оборона), при задержании
преступника, при крайней необходимости;
3) предупредительная – охватывает формирование общественного сознания в
духе беспрекословного подчинения уголовному закону, применение уголовного
наказания в целях исправления осужденных и удержания их от совершения новых
преступлений.
Кроме того, уголовно-правовой запрет и наличие суровых санкций налагает
на неопределенный круг лиц обязанность воздерживаться от совершения
преступлений и таким образом удерживает неопределенный круг лиц от совершения
преступлений посредством угрозы наказания.
Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное уголовным законом под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ).
Исходя из смысла закона, для того чтобы признать деяние преступным,
требуется наличие следующих признаков:
1) общественная опасность - означает, что деяние причиняет или создает
реальную угрозу причинения существенного вреда общественным отношениям,
охраняемым уголовным законодательством.
Законодатель, признавая общественную опасность признаком преступления,
специально оговаривает в ч. 2 ст. 14 УК РФ, что не является преступлением
действие (или бездействие), хотя содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности, т.е. не причинившее вред и не создавшее угрозы
причинения вреда личности, обществу или государству.
Смысл этого уточнения заключается в том, что одного формального сходства
с преступлением еще недостаточно. Вопрос о признании того или иного деяния
малозначительным – это вопрос факта. Он находится в компетенции суда,
прокурора, следователя и органа дознания. Если деяние будет признано
малозначительным, то уголовное дело о таком деянии не должно быть возбуждено, а
возбужденное подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава
преступления (ст. 24 УПК РФ).
E.g.: кража чупа-чупса в магазине.
2) противоправность - указывает на запрещенность деяния под угрозой
наказания. В отличие от общественной опасности, которая выражает социальную
сущность преступного деяния, уголовная противоправность отражает формально-
нормативную сторону преступления. В соответствии с этим признаком исключается
применение закона по аналогии, т.е. назначения наказания за совершение деяния,
имеющего сходство с каким-либо преступлением.
3) виновность - признак преступления, характеризующий психическое
отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию и его
последствиям в форме умысла и неосторожности. Уголовно-правовое значение
виновности (вины) заключается в следующем.
Во-первых, исходя из принципа виновной ответственности, вина служит
одним из критериев отграничения преступных деяний от непреступных. В
соответствии с ч. 2 ст. 5 УК РФ объективное вменение, т.е. уголовная
ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
Во-вторых, формы вины определяют квалификацию преступления, если
законодатель дифференцирует ответственность в зависимости от формы вины
(например, умышленное причинение смерти другому лицу, ч. 1 ст. 105 УК РФ, или
причинение смерти по неосторожности, ст. 109 УК РФ).
В-третьих, формы вины учитываются при законодательной классификации
преступлений (ст. 15 УК РФ). В частности, к преступлениям небольшой и средней
тяжести могут относиться как преступления, совершенные умышленно, так и по
неосторожности, в то время как к преступлениям тяжким, особой тяжести могут
быть отнесены только умышленные преступления.
В-четвертых, различие умышленной и неосторожной вины учитывается в
целом ряде других случаев реализации уголовной ответственности и наказания (для
определения оснований уголовной ответственности за неоконченное преступление
и соучастие в преступлении, при отмене условного осуждения и условно-
досрочного освобождения и т.д.);
4) наказуемость – признак преступления, означающий возможность
применения суровых мер наказания к лицу, признанному виновным в совершении
преступления. Наказуемость является правовым последствием совершения
общественно опасного уголовно-противоправного деяния. Совершение других
видов правонарушений не может влечь за собой угрозу наказания.
Каждая статья (или часть статьи) Особенной части УК РФ предусматривает
конкретное наказание за совершение того или иного преступления. Однако согласно
ст. 75, 76, 76.1 и 78 УК РФ и примечаниям к ст. 126, 204-206, 208, 223, 225, 228, 291,
307 УК РФ и др. при совершении определенных преступлений с учетом особых
оснований допускается освобождение от уголовной ответственности, а в
соответствии со ст. 79–83 УК РФ – освобождение от наказания.
NB! При отсутствии хотя бы одного признака деяние не может быть
признано преступлением!!!
Классификация преступлений – это разделение их на группы по тем или
иным основаниям (критериям). В основание классификации преступлений могут
быть положены характер и степень общественной опасности деяний либо тот или
иной элемент преступления.
Например, в основу классификации преступлений Особенной части УК РФ
положен объект преступного посягательства. В соответствии с этим критерием все
преступления, перечисленные в УК РФ, подразделяются на преступления:
• против личности;
• в сфере экономики;
• против общественной безопасности и общественного порядка;
• против государственной власти;
• против военной службы;
• против мира и безопасности человечества.
В криминологии существует более широкий перечень классификации
преступлений. Все преступления подразделяются в зависимости:
1) от направленности преступных посягательств: на преступления корыстной
направленности; на преступления корыстно-насильственной направленности; на
преступления насильственной направленности;
2) от формы вины: умышленные преступления; неосторожные преступления;
3) от характеристики субъекта преступления: преступность несовершеннолетних;
рецидивная преступность; коррупционная преступность; женская преступность;
преступность военнослужащих.
Деление уголовным законом преступных деяний на категории есть один из
видов классификации преступлений. В соответствии со ст. 15 УК РФ все
преступления подразделяются на четыре вида:
• небольшой тяжести - признаются умышленные и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает трех лет лишения свободы;
• средней тяжести - признаются умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет
лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы;
• тяжкие - признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы;
• особо тяжкие - признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или
более строгое наказание.
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. No 420-ФЗ в ст. 15 УК РФ ч. 6
внесена норма, позволяющая суду при определенных условиях изменять категорию
преступления на менее тяжкую.
NB! Отнесение того или иного преступления к соответствующей категории
имеет четко установленные в УК РФ правовые последствия.
В частности:
• рецидив преступлений признается опасным или особо опасным в зависимости от
того, сколько раз лицо ранее было осуждено за умышленное преступление
средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление (ст. 18 УК РФ);
• уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому или
особо тяжкому преступлению (ст. 30 УК РФ);
• пожизненное лишение свободы только как альтернатива смертной казни или сама
смертная казнь как исключительная мера наказания устанавливается лишь за
совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь и общественную
безопасность (ст. 57 УК РФ);
• освобождение от уголовной ответственности (ст. 75-76 УК РФ) может иметь место
только при совершении впервые преступлений небольшой или средней тяжести и
т.д.
В действующем уголовном законодательстве классификация преступлений
представлена в зависимости от характера и степени общественной опасности
преступления. Однако фактически классификация преступлений в УК РФ
осуществлена с помощью двух признаков: формы вины и наказания (его вида и
размера).
49. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. Субъекты
уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Состав преступления – это совокупность установленных уголовным
законом объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное
общественно опасное деяние как конкретное преступление.
E.g.: незаконный оборот наркотиков, характеризуется незаконным
приобретением, хранением, перевозкой, переработкой наркотических средств (ст.
228 УК), их производством, сбытом, пересылкой и т.д. (ст. 228.1 УК), хищением
либо вымогательством наркотических средств (ст. 229 УК) и т.д.
Социально-правовое значение состава преступления заключается в том, что
он позволяет:
1) отграничить преступность от иных правонарушений и аморальных поступков;
2) определить состояние, динамику и структуру преступности, криминальную
пораженность разных сфер жизнедеятельности общества и различных
социальных групп населения;
3) осуществлять эффективную уголовную политику и разрабатывать комплексные
меры противодействия преступности.
Уголовно-правовое значение состава преступления состоит в том, что он:
1) является основанием уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ);
2) служит целям квалификации преступлений, т.е. установлению в совершенном
деянии признаков состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой
нормой;
3) определяет пределы наказуемости лица, совершившего преступление.
Понятие «состав преступления» взаимосвязано с понятием «преступление».
Вместе с тем эти понятия не тождественны, и каждое из них выполняет
определенную социально-правовую функцию.
1. В понятие «преступление» входят все элементы: и обязательные, и
факультативные. Состав преступления образует лишь обязательные элементы, т.е.
минимально необходимые и достаточные для характеристики общественной
опасности и квалификации его как преступления.
2. Понятие «преступление» включает общественно опасное и уголовно-
противоправное деяние. Понятие «состав преступления» включает: объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону.
3. Понятие «преступление» призвано раскрыть социальную сущность
преступных деяний, показать их направленность и правовую природу. Основным
признаком, отражающим социальную сущность преступления, является
общественная опасность деяния. Состав же преступления есть совокупность
объективных и субъективных признаков, раскрывающих и показывающих структуру
и ядро общественной опасности преступления.
NB! Состав преступления является юридическим выражением общественно
опасного деяния и основанием уголовной ответственности.
Состав преступления представляет собой взаимосвязанное единство четырех
элементов:
1) объект преступления – охраняемые уголовным законодательством
общественные отношения, которым в результате преступления причиняется или
может быть причинен существенный вред. В соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ к
объектам преступления относятся:
• права и свободы личности; собственность;
• общественный порядок и общественная безопасность;
• окружающая среда;
• конституционный строй РФ;
2) объективная сторона преступления – это внешний процесс преступного
посягательства, которые характеризуют общественно опасное деяние (действие или
бездействие) и вредные последствия. Кроме того, объективная сторона включает в
себя причинную связь между действием (бездействием) и общественно опасными
последствиями, а также время, место, способ, орудия, средства и обстановку
совершения преступления;
3) субъективная сторона преступления – это внутренняя характеристика
пре ступного поведения, которая характеризует психиче ские проце ссы
(мыслительные, волевые, эмоциональные) субъекта преступления в момент
совершения общественно опасного деяния. Её образуют вина, мотив, цель
преступления и эмоциональное состояние субъекта преступления в момент
совершения противоправного посягательства;
4) субъект преступления – это физическое лицо, совершившее
предусмотренное УК РФ общественно опасное деяние. Субъектом преступления
является не любое физическое лицо, а только то, которое достигло возраста
уголовной ответственности и обладает способностью правильно оценивать
социальный смысл и значение своих действий, т.е. дееспособное, вменяемое. На это
прямо указано в ст. 19 УК РФ.
По российскому уголовному праву не могут признаваться субъектом
преступления юридические лица, органы государственной власти, различные
организации, предприятия и учреждения, деятельность которых сопряжена с
причинением существенного вреда интересам отдельных лиц, а также обществу и
государству.
Состав каждого преступления слагается из признаков, указанных в УК РФ.
Все признаки, включаемые в состав преступления, могут быть разделены на
две группы:
1) обязательные признаки, которые неизменно включаются в конструкцию
любого преступления. К ним относятся:
• объект преступления;
• деяние (действие или бездействие);
• вина;
• возраст уголовной ответственности;
• вменяемость лица;
2) факультативные признаки используются законодателем в отдельных
случаях при конструировании состава какого-либо преступления. Если тот или иной
факультативный признак (например, место, способ совершения преступления,
вредные последствия, мотив и цель преступления) использован в законе для
характеристики того или иного преступления, то без его установления нельзя
констатировать наличие состава преступления.
В ряде случаев законодатель указывает на особые качества и свойства
субъекта преступления, которые присущи только деяниям данного вида и
определяют специфику его общественной опасности (специальный субъект).
E.g. Специальный субъект необходим при совершении таких преступлений,
как преступления против интересов государственной службы (должностные
лица), преступления против здоровья населения (медицинские работники) и т.д.
Классификация составов преступления. Многообразие составов
преступления позволяет классифицировать их по целому ряду оснований:
1) по характеру и степени общественной опасности составы преступления
подразделяются:
• на основные составы преступления – это составы, в которых отсутствуют
смягчающие и отягчающие обстоятельства совершения преступления;
• на привилегированные составы преступления – это составы, в которых
присутствуют смягчающие обстоятельства совершения преступления;
• на квалифицированные составы преступления – это составы, в которых
присутствуют отягчающие обстоятельства совершения преступления;
• на особо квалифицированные составы преступления – это составы, в которых,
наряду с отягчающими обстоятельствами, присутствуют дополнительные
обстоятельства, которые существенно влияют на степень общественной опасности
преступного посягательства.
NB! Не каждая статья Особенной части УК РФ содержит все
перечисленные виды составов преступления, в одних случаях в статье
обозначается только основной (ст. 125 УК РФ) либо только привилегированный
состав преступления (ст. 106 УК РФ), в других – основной и квалифицированный
состав преступления (ст. 107 УК РФ), в следующих – и основной, и
квалифицированный, и особо квалифицированный составы преступления (ст. 228.1
УК РФ).
2) по способу описания в уголовном праве различают:
• простой состав преступления – такой, в котором все элементы выражены
одномерно, т.е. один объект, одна объективная сторона, одна форма вины
(например, ст. 224 УК РФ);
• сложный состав. К сложным составам относятся составы: с двумя объектами
(например, ст. 264 УК РФ); двумя формами вины (например, ч. 4 ст. 111 УК РФ);
альтернативными действиями (например, ст. 228 УК РФ); включающие систему
действий (например, ст. 171 УК РФ).
3) по особенностям конструкции выделяют:
• материальный состав преступления – это состав, который наряду с действием
(бездействием) в качестве обязательного признака объективной стороны включает
наступление конкретных вредных последствий (например, ст. 158 УК РФ);
• формальный состав преступления – это состав, который ограничивает
объективную сторону только совершением действия (бездействия), не требуя
наступления тех или иных вредных последствий (например, ч. 1 ст. 145 УК РФ).
• усеченный состав преступления – это состав, момент окончания которого
перенесен на стадию приготовления или покушения на преступление и не
сопряжен с наступлением реальных общественно опасных последствий.
Конструкцию усеченного состава преступления имеют, например, ст. 162, 209-
210, 205.4, 282.1 УК РФ;
Уголовная ответственность – это вид юридической ответственности,
которая представляет собой установленную уголовным законодательством
обязанность нести ответственность за совершенное преступление и выражается в
применении уполномоченным на то государственным органом (судом) уголовного
наказания или иных мер уголовно-правового характера к лицу, совершившему
преступление.
Уголовная ответственность характеризуется следующими признаками:
1) устанавливается только федеральными законами;
2) носит публичный характер, за исключением дел частного обвинения;
3) субъекты - только физические лица (ст. 20 УК РФ);
4) основанием привлечения к уголовной ответственности является совершение
лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления (ст. 8 УК
РФ);
5) формами реализации уголовной ответственности могут быть:
• назначение уголовного наказания (ст. 44 УК РФ);
• применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ);
• применение принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ).
6) может быть возложена только судом;
7) может быть возложена только на лицо, совершившее преступление, т.е. она
носит строго персонифицированный характер.
8) м е р ы у гол о в н о й от в е т с т в е н н о с т и п р и м е н я ют с я п р и с о бл юд е н и и
процессуальных правовых норм, установленных УПК РФ;
9) назначение уголовного наказания влечет судимость, которая имеет уголовно-
правовое значение (ст. 86 УК РФ).
V: под уголовной ответственностью следует понимать все меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление
NB: Уголовная ответственность прекращается по отбытию осужденным
наказания.
Стадии реализации уголовной ответственности:
- возбуждение уголовного дела;
- предварительное расследование;
- судебное производство;
- исполнение наказания.
Основное содержание уголовной ответственности - наказание.
Уголовная ответственность подразделяется:
1) на наказание;
2) на иные меры уголовно-правового характера (например, принудительные меры
медицинского характера, не являющиеся наказанием ни по основаниям, ни по
целям, ни по уголовно-правовым последствия их применения).
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ (ст. 8 УК
РФ).
Субъект преступления – это лицо, совершившее запрещенное уголовным
законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) и способное нести
за него уголовную ответственность.
Признаки субъекта преступления:
- одушевленность;
- вменяемость. Невменяемые лица, т.е. лишенные способности отдавать себе отчет в
своих действиях и руководить ими вследствие расстройства психики, не могут быть
субъектами преступления (ст. 21 УК РФ);
- уголовно-правовая деликтоспособность – это способность лица осознавать
общественную опасность совершенных им действий (бездействия), а также нести
ответственность за совершенное преступление. (полная с 16 лет, а по отдельным
составам преступления - с 14 лет).
- психическая зрелость (факультативный признак). Этот признак подлежит
установлению и является обязательным в случае, если преступление совершается
несовершеннолетним. Психическая зрелость – способность несовершеннолетнего,
достигшего возраста уголовной ответственности, в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими. Если несовершеннолетний, вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не обладает
такой способностью, то он, согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, не подлежит уголовной
ответственности.
Для привлечения лица к уголовной ответственности требуется, чтобы у него
был определенный уровень правосознания, способность оценивать не только
фактическую сторону своих поступков, но и их социальную значимость.
По поводу возраста уголовной ответственности в теории уголовного права
существуют разные точки зрения:
- одни авторы, требуют обязательного снижения возраста уголовной ответственности
(т.к. идет процесс акселерации);
- другие авторы, полагают, что это делать ставить преждевременно (т.к. ребенок
младше 14 лет в принципе не может осознать уголовно-правовые запреты).
Анализ составов преступления с более низким возрастом уголовной
ответственности (ч. 2 ст. 20 УК РФ) позволяет определить критерии выделения таких
составов законодателем.
К таким критериям, в частности, относятся:
1)достаточно высокая степень общественной опасности преступлений, отнесенных
уголовным законом к категории тяжких и особо тяжких;
2) умысел, как правило, это умышленные преступления (несовершеннолетние в
возрасте от 14-16 лет не несут ответственности за неосторожные преступления);
3) относительная распространенность преступления среди несовершеннолетних
(кражи, хулиганство, умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда
здоровью).
NB! По достижении 16 лет, человек не становиться автоматически
возможным субъектом всех преступлений. Есть составы, где возраст субъекта
может быть только с 18 лет. E.g.: Развратные действия (ст. 135), преступления
против интересов государственной службы.
Установление границы возраста уголовной ответственности имеет важное
уголовно-правовое значение, которое заключается в следующем:
1) закон ограничивает виды и сроки наказания лицам, не достигшим до совершения
преступления 18-летнего возраста. К этим лицам не могут быть применены
смертная казнь, пожизненное лишение свободы, лишение свободы на срок свыше
10 лет (ст. 88 УК РФ);
2) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не
учитываются при признании рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ);
3) совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте рассматривается судом
как смягчающее обстоятельство (ст. 61 УК РФ);
4) лишение свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному,
совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней
тяжести, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим
преступление небольшой тяжести впервые (ч. 6 ст. 88 УК РФ);
5) в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой или
средней тяжести, суды могут применить принудительные меры воспитательного
воздействия, не являющиеся уголовным наказанием (ст. 90 УК РФ);
6) условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания в
виде лишения свободы применяется судом на более льготных основаниях.
7) несовершеннолетним преступникам значительно сокращены сроки давности и
погашения судимости (ст. 94 и 95 УК РФ). 

50. Экологическое право. Правовая защита природы.
Ключевые понятия:
Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных
и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов
природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, обеспечивающие
в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.
Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и
подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для
существования жизни на Земле;
Экологическая доктрина Российской Федерации – это важнейший документ,
отражающий идеологию государства и общества. Она включает приоритетные
направления государственной экологической политики в экономической,
промышленной, социальной, финансовой, правовой и иных сферах. Доктрина
сориентирована на повышение экономической ценности природных ресурсов.
Экологическая доктрина Российской Федерации не только формулирует
стратегические цели, задачи и принципы государственной политики, ее основные
(например, ресурсосбережение) и приоритетные направления (в частности, контроль
за использованием и распространением чужеродных видов и генетически измененных
организмов; предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей
среды), но и указывает средства реализации поставленных задач, обозначает факторы,
которые должны быть преодолены, в том числе такие процессы, приводящие к
д е г р а д а ц и и о к руж а ю щ е й с р ед ы в н а ш е й с т р а н е , ка к п р е о бл а д а н и е
ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в экономике, высокая доля теневой
экономики в использовании природных ресурсов, низкий уровень экологической
культуры населения. Значительная роль отводится научному обеспечению, созданию
современного правового механизма, совершенствованию правоприменительной
практики.
Главное назначение экологической функции государства выражается в том,
чтобы обеспечить научно обоснованное соотношение экологических и экономических
интересов общества, создать необходимые гарантии для реализации и защиты прав
человека на благоприятную для его жизни природную среду.
Основной формой реализации экологической функции государства является
осуществление правового регулирования отношений в области охраны окружающей
среды. Выполняя экологическую функцию, государство использует правовые и
организационные методы.
Совокупность установленных уполномоченными органами государственной
власти правовых актов, призванных регулировать общественные отношения в области
охраны окружающей среды и рационального использования её компонентов, образует
самостоятельную отрасль российского права — экологическое право.
Экологическое право является комплексной отраслью в системе российского
права. Она включает в себя ряд самостоятельных отраслей права:
• земельное;
• водное;
• горное;
• воздухоохранительное;
• лесное;
• фаунистическое.
Экологическим право (как отрасль права) - совокупность основанных на
эколого-правовых идеях норм, регулирующих общественные отношения
собственности на природные ресурсы, по обеспечению рационального использования
природных ресурсов и охране окружающей среды от вредных химических,
физических и биологических воздействий в процессе хозяйственной и иной
деятельности, по защите экологических прав и законных интересов физических и
юридических лиц, и конкретных правоотношений в данных сферах.
Предмет экологического права — общественные отношения в области охраны
и рационального использования окружающей природной среды, предупреждения и
устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной
деятельности.
Способами воздействия на общественные отношения являются:
• для императивного метода — запрет и предписание;
• для диспозитивного метода — способы согласования (рекомендаций,
предоставление определенных прав).
Комплексный характер отрасли экологического права определен тем, что
общественные экологические отношения регулируются как собственными
нормами, так и нормами, содержащимися в других отраслях российского права,
включая гражданское, конституционное, административное, уголовное,
предпринимательское, финансовое, аграрное и др.
Экологическое право тесно связано с административным правом.
Основаниями возникновения, изменения и прекращения экологических
правоотношений являются чаще всего исполнительно-распорядительные акты
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Смежным
институтом экологического и административного права является совокупность норм,
регулирующих организацию и деятельность органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в сфере охраны и использования
окружающей среды. Административное право регулирует порядок деятельности
этих органов, устанавливает их компетенцию по осуществлению соответствующих
функций управления. Экологическое право определяет содержание деятельности
исполнительных органов государственной власти в сфере охраны окружающей
среды.
КоАП установлена ответственность за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды. Составы же экологических преступлений и
ответственность за них закреплены в УК.
Экологическое право имеет также некоторые смежные с гражданским правом
предметы регулирования. Так, гражданское законодательство устанавливает основы
права собственности и имущественного оборота земли и иных природных ресурсов. В
ряде случаев природоресурсным законодательством предусмотрено заключение
договоров между специально уполномоченным органом государственной власти и
природопользователем.
Систему источников экологического права образуют:
• Конституция РФ;
• Федеративные договоры;
• международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права;
• федеральные законы;
• нормативные правовые акты Президента и Правительства РФ;
• нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств;
• конституции, законы, иные нормативные правовые акты субъектов РФ;
• нормативные правовые акты органов местного самоуправления;
• локальные нормативные правовые акты;
• судебные решения.
Основные ФЗ - «Об охране окружающей среды», «Об экологической
экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», «Об особо охраняемых природных
территориях», «О животном мире», «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»,
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об аквакультуре
(рыбоводстве)», «О недрах», Земельный кодекс, Водный кодекс, Лесной кодекс.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения – это
применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершенное
правонарушение в сфере охраны и рационального использования окружающей среды.
Основанием юридической ответственности является совершение
экологического правонарушения - виновного противоправного деяния (действия или
бездействия), нарушающего нормы экологического законодательства.
Виды:
• Административная - наступает за совершение экологических правонарушений,
которые описаны в главе 8 КоАП.
NB! Главное отличие экологических преступлений от административных
проступков заключается в более высокой степени их общественной опасности, кроме
того, указанные экологические правонарушения отличаются по признакам их
объективной стороны, предмету и формам вины.
• Уголовная - наступает за совершение экологических преступлений, которые
описаны в 26 главе УК РФ. Большая часть преступления принадлежат к категории
небольшой и средней тяжести.
• Гражданско-правовая - претерпевание субъектом неблагоприятных
имущественных последствий в связи с допущенным неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства, нарушением прав и законных интересов
другого лица.
Основанием гражданско-правовой ответственности, как правило, является
наличие в действии (бездействии) состава гражданского правонарушения. В
некоторых случаях ответственность может наступать и при отсутствии
правонарушения со стороны лица, на которое она возлагается, в частности, за
действия третьих лиц; поэтому в качестве оснований гражданско-правовой
ответственности следует рассматривать не только правонарушения, но и иные
обстоятельства, прямо предусмотренные законом или договором.
• Дисциплинарная - наступает при неисполнении трудовых, служебных
обязанностей. Применение дисциплинарной ответственности регламентируется ТК
РФ и соответствующими специальными нормативными актами локального
характера - уставами, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором
и т.п.

Вам также может понравиться