Вы находитесь на странице: 1из 22

1. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.

Физическое лицо (гражданин) как субъект гражданского права – это индивид, который
выступает в качестве лица, наделенного гражданской правосубъектностью.
Физическими лицами являются субъекты, обладающие правом гражданства России, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, если иное не предусмотрено федеральным
законом. Гражданская правосубъектность, включающая в себя правоспособность и
дееспособность гражданина, имеет высокое статусное значение и относится к неотчуждаемым
конституционным правам граждан.
Гражданский кодекс (ст. 22) устанавливает недопустимость лишения и ограничения
правосубъектности граждан: «Никто не может быть ограничен в правоспособности и
дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом». Не допускаются также
полный или частичный отказ гражданина от своей правоспособности или дееспособности (а
сделки, направленные на такого рода ограничения, поскольку это не допущено законом, являются
ничтожными).
Гражданское право, обеспечивая стабильность правоотношений, равные для всех участников
возможности участвовать в юридической жизни, непрерывность имущественных связей, права и
интересы контрагентов и третьих лиц, поддерживает специальными юридическими способами
надлежащий и необходимый «уровень» правосубъектности граждан.
Законодательством предусматриваются следующие специальные гражданско-правовые
институты (юридические конструкции) по восполнению и обеспечению правосубъектности
граждан:
а) опека и попечительство;
б) признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим;
в) регистрация актов гражданского состояния.

2. Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспособности и


субъективного гражданского права. Содержание правоспособности граждан. Равенство,
неотчуждаемость, реальный характер правоспособности граждан. Возникновение и
прекращение правоспособности. Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства.
Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства.
Правоспособность – это общая предпосылка, на основе которой у лица при наличии
определенных юридических фактов возникает субъективное право, т.е. правоспособность – это
возможность правообладания, возможность и иметь указанные в законе права и обязанности,
тогда как субъективное право – это действительность, уже существующее право, принадлежащее
определенному лицу. Субъективное право – это результат реализации лицом его
правоспособности, это элемент правоотношения. Наличие правоспособности еще не означает
обладания конкретными правами и обязанностями, а составляет лишь необходимую предпосылку
такого обладания
Входящая в состав правосубъектности гражданская правоспособность признается в равной
мере для всех физических лиц. Правоспособность возникает в момент рождения гражданина и
прекращается его смертью (ст. 17 ГК).
Основное содержание правоспособности (возможности иметь субъективные гражданские
права) физических лиц далеко не исчерпывающе определено гражданским законодательством (ст.
18 ГК):
• иметь имущество на праве собственности;
• наследовать и завещать имущество;
• заниматься любой (в том числе предпринимательской), прямо не запрещенной законом
деятельностью;
• участвовать в правоотношениях, совершать сделки, иметь права автора произведения и
проч.
Правоспособность гражданина реализуется в отношениях с другими субъектами права.
Участие лица в гражданских правоотношениях невозможно без индивидуализации субъекта.
Правоспособность становится таковой только для субъекта, отличимого от иных лиц. В
гражданском праве общими средствами индивидуализации граждан служат:
а) имя гражданина;
б) место жительства гражданина.
В соответствии с действующим законодательством иностранные граждане пользуются в
нашей стране гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, т.е. им
предоставляется национальный режим. Они, как и российские граждане, могут иметь имущество в
собственности, пользоваться жилыми помещениями и иным имуществом, наследовать и завещать
имущество и иметь иные имущественные и личные неимущественные права, не запрещенные
действующим гражданским законодательством и не противоречащие его общим началам.
Согласно абз.4 п.1 ст.2 ГК РФ правила, установленные гражданским законодательством,
применяются к отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Установив для иностранных граждан национальный режим, гражданское законодательство
предусмотрело изъятия из этого правила, то есть возможность некоторых ограничений
правоспособности иностранных граждан по сравнению с правоспособностью российских граждан.
Например, капитаном экипажа морского судна может быть лишь российский гражданин.
Ограничение гражданской правоспособности иностранных граждан, помимо указанных случаев,
возможно по постановлению Правительства РФ в порядке ответной меры (реторсии) для граждан
тех государств, в которых имеются специальные ограничения гражданской правоспособности
российских граждан
Гражданская правоспособность лиц без гражданства (апатридов), т.е. лиц, которые
проживают на нашей территории, не являясь российскими гражданами и не имеют доказательств
своей принадлежности к гражданству иностранного государства, аналогична правоспособности
иностранных граждан.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории РФ,
гарантированы права и свободы, предусмотренные ее законами, в том числе в сфере
имущественных и личных неимущественных отношений. Наряду с этим на них возлагается
обязанность соблюдать требования указанных законов.

3. Дееспособность граждан (физических лиц). Сделкоспособность и


деликтоспособность. Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности
несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Признание гражданина
недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина.
Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и прекращается его
смертью. Дееспособность же, как своего рода «гражданско-правовая самостоятельность», у
физического лица (в отличие от лица юридического) формируется, созревает постепенно,
поэтапно с периодами взросления гражданина и становления его как личности.
Таких периодов (этапов) в формировании дееспособности граждан три:
1) проявление дееспособности у малолетних граждан (до 14 лет);
2) частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 лет);
3) полная дееспособность граждан (от 18 лет).
Названные этапы становления дееспособности граждан именуют также видами
дееспособности.
В отношении лиц малолетних, т.е. граждан, не достигших 14 лет, действует общее правило
– эти субъекты не обладают дееспособностью. Сделки за них от их имени могут совершать только
законные представители (родители, усыновители, опекуны). Эти представители также несут
ответственность за вред, причиненный действиями малолетних лиц.
В то же время ГК (п. 2 ст. 28) устанавливает отдельные исключения из этого общего правила
о недееспособности малолетних. Малолетние лица в возрасте от 6 до 14 лет обладают некоторыми
незначительными «проявлениями» дееспособности и вправе самостоятельно совершать:
• мелкие бытовые сделки;
• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения или государственной регистрации;
• сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или
иными лицами для определенной цели или для свободного распоряжения.
Всякие действия малолетних в возрасте до шести лет (например, причинение вреда третьим
лицам) влекут юридические последствия исключительно для законных представителей этих
граждан.
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной
дееспособностью.
Исходное, базовое правило для данной группы субъектов: несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет могут совершать сделки с письменного согласия (в том числе последующего) своих
законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей).
Из указанного общего правила гражданское законодательство предусматривает ряд
исключений. В частности, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно,
без чьего бы то ни было согласия:
• распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
• осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
• в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
• совершать мелкие бытовые и другие сделки, которые вправе совершать малолетние.
Несовершеннолетние самостоятельно несут имущественную ответственность по своим
сделкам. Однако в тех случаях, когда у несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет нет
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части родителями (усыновителями) или попечителем.
Частичная дееспособность несовершеннолетних в некоторых случаях может быть еще более
ограничена: при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей
или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить
несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или
иными доходами.
При достижении 18-летнего возраста гражданин приобретает полную дееспособность. Это –
полное гражданское совершеннолетие, позволяющее лицу беспрепятственно и самостоятельно
приобретать права и исполнять обязанности во всем спектре отношений в сфере гражданского
права.
Рассмотренные этапы постепенного, поэтапного становления полной дееспособности
гражданина – общее правило, из которого есть исключения. Таких исключений четыре.
Первое. Гражданин до достижения 18-летнего возраста приобретает полную дееспособность
в результате вступления в брак (при признании брака недействительным суд может принять
решение об утрате дееспособности несовершеннолетним супругом с момента, определяемого
судом, – п. 2 ст. 21 ГК).
Второе. Эмансипация, т.е. объявление (по решению органа опеки и попечительства или, при
отсутствии согласия родителей, суда) несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста,
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или контракту, а также если он
с согласия своих законных представителей занимается предпринимательской деятельностью.
Третье. Граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать
значение своих действий или руководить ими, могут быть признаны судом недееспособными. Над
ними устанавливается опека, и от их имени сделки совершает опекун.
Четвертое. Гражданское законодательство допускает возможность ограничения
дееспособности двум группам совершеннолетних физических лиц:
1) граждан, которые вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное
положение;
2) граждан, которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих
действий или руководить ими лишь при помощи других лиц.
Над гражданами, ограниченными судом в дееспособности, устанавливается попечительство.
Сделки (за исключением мелких бытовых, иных подобных, прямо указанных в Гражданском
кодексе) таких лиц требуют письменного согласия попечителя. Вместе с тем граждане,
дееспособность которых ограничена, по общему правилу самостоятельно несут имущественную
гражданско-правовую ответственность.
Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд
отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда также отменяется
установленное над гражданином попечительство.
4. Опека и попечительства. Патронаж.
Опека и попечительство «восполняют» недостаточную дееспособность некоторых
категорий граждан, обеспечивая полноценное (в первую очередь для иных лиц – контрагентов,
должников, кредиторов и т.п.) участие последних в гражданских правоотношениях. Помимо
Гражданского кодекса, отношения, связанные и опекой и попечительством, регулируются СК, а
также специальным Законом об опеке и попечительстве.
Необходимо строго различать две категории: 1) опека и 2) попечительство.
Опека устанавливается над малолетними и гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства.
Опекуны являются законными представителями подопечных и совершают от их имени все
необходимые сделки.
Попечительство устанавливается в отношении несовершеннолетних (14–18 лет), а также
граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, граждан, которые
вследствие психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить
ими лишь при помощи других лиц. Попечители в необходимых случаях дают согласие на
совершение сделок подопечными, оказывают несовершеннолетним подопечным содействие в
осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, охраняют их от злоупотреблений со
стороны третьих лиц.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (а также органы местного самоуправления в случае, если законом субъекта
Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с
федеральными законами). Специальное законодательство об опеке и попечительстве
детализирует, в частности, положения об органах опеки и попечительства, о правах и
обязанностях опекунов и попечителей, об исполнении опекунами своих обязанностей, о
распоряжении имуществом подопечного, о доверительном управлении имуществом подопечного,
об освобождении и устранении опекунов и попечителей от исполнения своих обязанностей и др.
При этом в ГК предусмотрено, что доходы подопечного расходуются исключительно в
интересах подопечного. Опекун не вправе совершать, а попечитель давать согласие на совершение
сделок по отчуждению имущества подопечного, иных сделок, влекущих уменьшение его
имущества. Они, их супруги, близкие родственники по общему правилу не вправе совершать
сделки с подопечным. При необходимости орган опеки заключает договор об управлении
имуществом подопечного на началах доверительного управления, предусмотренного в ГК РФ.
В ГК и Законе об опеке и попечительстве предусмотрен институт попечительства в форме
патронажа (помощника). Этот институт применяется в отношении совершеннолетнего
дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Распоряжение имуществом в этом
случае осуществляется на основании договора поручения или доверительного управления, а
сделки совершаются с согласия подопечного.

5. Имя гражданина, место жительства и их гражданско-правовое значение. Порядок,


условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявления его умершим.
Имя гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не
вытекает из закона или национального обычая. Имя гражданину дается сразу после рождения.
Гражданин (и никто другой) приобретает и осуществляет права и обязанности под своим
именем. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. В случаях и
порядке, предусмотренных законом, гражданин может выступать под вымышленным именем –
псевдонимом. Псевдонимы в соответствии с Гражданским кодексом могут использовать авторы
произведений, исполнители и т.п.
Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени, произведенная в
установленном законом порядке, подлежат регистрации в соответствии с Законом об актах
гражданского состояния. Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения
или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Гражданин обязан
принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего
имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его
имени.
Имя гражданина – не только способ его индивидуализации как участника правоотношений.
Право на имя является личным неимущественным, неотчуждаемым правом гражданина и
охраняется законом.
Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица
другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической
деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно
тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других формах. При
искажении имени гражданина либо при использовании имени способами или в форме, которые
затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе
требовать опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального
вреда (ст. 19 ГК).
Место жительства – место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, и опекаемых лиц признается место
жительства их законных представителей – соответственно родителей, усыновителей, опекунов.
Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего
жительства, несет риск вызванных этим последствий (например, при исполнении обязательств и
др.).
В отдельных редких случаях в гражданских правоотношениях имеют значение и другие
свойства и признаки гражданина – гражданство, пол, семейное положение и т.д. Эти черты носят
дополнительный характер и на юридическую сущность физического лица в целом не влияют.
В гражданском праве выработаны институты, призванные устранять неопределенность в
отношении лиц, сам факт существования которых неизвестен. Это особо существенно именно для
гражданского права, которое призвано обеспечивать максимально возможную определенность в
регулируемых им отношениях и их участниках.
Такими институтами являются: а) признание гражданина безвестно отсутствующим и б)
объявление гражданина умершим.
По мнению О.С. Иоффе, «безвестно отсутствующим гражданин признается, а умершим
объявляется. Это означает, что в первом случае констатируется факт, но не какая-нибудь
презумпция, тогда как во втором случае сам факт уже не может быть выявлен, и потому его
существование презюмируется».
Признание гражданина безвестно отсутствующим производится судом по заявлению
заинтересованного лица, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания. Годичный срок исчисляется со дня получения последних сведений об
отсутствующем, а при отсутствии таковых – с первого числа месяца, следующего за тем, в
котором были получены последние сведения об отсутствующем, или даже с 1 января следующего
года. Имущество безвестно отсутствующего при необходимости поступает в доверительное
управление лица, действующего по договору с органом опеки. Это имущество может быть
использовано для осуществления сделок и выполнения обязанностей отсутствующего. При явке
безвестно отсутствующего по решению суда устраняются все указанные ранее правовые
последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим также производится судом, если в месте жительства
гражданина нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал при
обстоятельствах, дающих основания предполагать о его смерти или гибели, – в течение шести
месяцев. Вместе с тем военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с
военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет
со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, является
по общему правилу день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае
объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,
суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели и указать
момент его предполагаемой гибели.
Юридические последствия объявления гражданина умершим одинаковы с юридическими
последствиями его смерти.
В случае явки гражданина, объявленного умершим, он вправе требовать от других лиц
возврата сохранившегося имущества (кроме денег и ценных бумаг), если оно перешло к этим
лицам безвозмездно. По возмездным сделкам имущество подлежит возврату, если доказано, что,
приобретая имущество, приобретатели знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в
живых.

6. Акты гражданского состояния: понятие, виды и гражданско-правовое значение.


Для обеспечения определенности и устойчивости гражданских правоотношений ГК (ст. 47)
предусматривает государственную регистрацию следующих актов гражданского состояния:
• рождение;
• заключение брака;
• расторжение брака;
• усыновление (удочерение);
• установление отцовства;
• перемена имени;
• смерть гражданина.
Регистрация этих актов производится органами записи актов гражданского состояния путем
внесения соответствующих записей в книги регистрации актов (актовые книги) и выдачи
гражданам свидетельств на основании указанных записей. «Акты гражданского состояния
представляют собой административные акты, совершаемые компетентными на то органами, в
которых соответствующие обстоятельства отражаются и закрепляются официальными
документами. Они составляются только на прямо предусмотренные законом юридические факты и
оформляются в порядке, также установленном законом».
Административные, технико-юридические вопросы о порядке внесения записей о
гражданских состояниях, об исправлении и изменении этих записей, об их аннулировании и
восстановлении и некоторые другие предусмотрены в специальном Законе об актах гражданского
состояния.

7. Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-правового статуса.


Признание гражданина-индивидуального предпринимателя неплатежеспособным
(банкротом) и правовые последствия такого признания.
ФЗ «О банкротстве» допускает банкротство гражданина. Заявление о признании гражданина
банкротом принимается судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее
чем 500 тыс. руб. и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены. Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Законодательство
о банкротстве подробно регламентирует порядок признания гражданина банкротом,
сбалансированно обеспечивая и защиту интересов несостоятельного гражданина, и реализацию
имущественных прав кредиторами этого гражданина.
Как уже отмечалось, правоспособность и дееспособность гражданина выражаются, кроме
прочего, и в его праве с момента соответствующей государственной регистрации заниматься
предпринимательской деятельностью индивидуально без образования юридического лица.
К этим гражданам, выступающим в качестве индивидуальных предпринимателей, применяются
правила гражданского законодательства о юридических лицах, являющихся коммерческими
организациями.
Безотносительно к приобретенному статусу индивидуального предпринимателя гражданин
остается гражданином. Физическое лицо и в качестве индивидуального предпринимателя
участвует в гражданском обороте под своим именем. Указание в договоре, иной сделке на то, что
гражданин является или не является индивидуальным предпринимателем, не обязательно, оно не
определяет существо возникающего гражданского правоотношения. Главное – объективная
характеристика отношений, в которые вступает гражданин. Предпринимательство как элемент
предмета гражданско-правового регулирования определено ст. 2 ГК. Исходя из признаков
коммерческой деятельности, следует анализировать содержание конкретного гражданского
правоотношения, устанавливать цели, которые преследует гражданин, вступая в те или иные
экономические связи. Только эти свойства позволяют квалифицировать правоотношения как
предпринимательские, установить основания и порядок имущественной ответственности
индивидуального предпринимателя, определить подведомственность споров, возникающих при
заключении и исполнении договоров, и др.
Основные положения о коммерческом статусе предпринимателя распространяются и на
крестьянское (фермерское) хозяйство, осуществляющее деятельность без образования
юридического лица.
Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования
кредиторов, по решению суда может быть признан несостоятельным (банкротом). Конкретизация
норм о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным содержится в п. 4, 5 ст. 25
ГК и в специальном законодательстве о банкротстве.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
1. Понятие и сущность юридического лица. Учение о юридических лицах в науке
гражданского права. Теории юридического лица в отечественном и зарубежном праве.
В действующем российском законодательстве понятие юридического лица раскрывается в
статье 48 ГК РФ: юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.
Для того, чтобы та или иная организация (предприятие, учреждение) была признана
юридическим лицом, она должна обладать определенными свойствами, которые в литературе
часто именуются признаками юридического лица.
Как правило, выделяют следующие признаки юридического лица:
1) организационное единство и внешняя автономия;
2) наличие обособленного имущества (имущественная обособленность);
3) самостоятельная имущественная ответственность;
4) выступление в гражданском обороте от собственного имени;
5) выступление в качестве истца и ответчика в суде.
Организационное единство и внешняя автономия. Основой для выделения их в качестве
первого признака юридического лица послужила теория коллектива А.В. Венедиктова, которой
традиционно объяснялась сущность юридического лица в отечественной юридической литературе.
Такой подход основан на том, что любое юридическое лицо представляет собой некое
организационное единство, то есть надлежащим образом организованный в единое целое
коллектив, имеющий свою организационную структуру и органы, осуществляющие его
правоспособность.
Наличие обособленного имущества. Для самостоятельного участия в гражданском обороте
любая организация должна обладать имуществом, легитимно (то есть на законных основаниях)
обособленным от имущества других лиц – граждан, организаций, государства. ГК РФ в статье 48
называет только три таких основания – право собственности, право хозяйственного ведения и
право оперативного управления имуществом. Однако возможны и иные способы легитимного
обособления имущества субъекта гражданского оборота.
Внешним признаком имущественной обособленности служит наличие самостоятельного
баланса у коммерческих организаций, а у некоммерческих – либо баланса (потребительский
кооператив), либо самостоятельной сметы (бюджетное учреждение). Но ни самостоятельный
баланс, ни смета не являются отдельными, самостоятельными признаками юридического лица.
Самостоятельная имущественная ответственность. Данный признак, по сути, вытекает из
факта обособленности его имущества, так как только при наличии у последнего легитимно
обособленного имущества можно говорить о его самостоятельной имущественной
ответственности. Обособленное имущество является необходимой предпосылкой самостоятельной
имущественной ответственности юридического лица, которая в случае необходимости допускает
притязания кредиторов такого субъекта.
По всем своим обязательствам юридическое лицо несет самостоятельную имущественную
ответственность всем принадлежащим ему имуществом. Причем ни учредитель юридического
лица, ни собственник имущества по общему правилу не отвечают по обязательствам
юридического лица, равно как и само юридическое лицо не несет ответственности по
обязательствам собственника имущества или своего учредителя. Исключение составляют
казенные предприятия, бюджетные и частные учреждения (п. 5 ст. 115; п. 2 ст. 120 ГК РФ).
Выступление в гражданском обороте от собственного имени. Этот признак является
закономерным следствием признания той или иной организации юридическим лицом, так как
именно в нем выражается хозяйственно-оперативная самостоятельность организации. Данный
признак, являясь, по сути, продолжением имущественного признака юридического лица, служит
внешним выражением в гражданском обороте самостоятельности юридического лица, означая, что
оно участвует в правоотношениях, от своего имени приобретая и осуществляя права и
обязанности.
Выступление в качестве истца и ответчика в суде. Любое юридическое лицо может быть
самостоятельным истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском
суде. Выступая в судебных органах в качестве истца, юридическое лицо защищает свои
нарушенные или оспариваемые права, отстаивает свои правомерные интересы. В качестве же
ответчика юридическое лицо привлекается в связи с предъявленными к нему истцом
требованиями. Возможность выступать в судебных органах в качестве истца или ответчика
является внешним выражением самостоятельности юридического лица наряду с таким признаком,
как участие в гражданском обороте от своего имени.
Все рассмотренные выше признаки юридического лица между собой тесно взаимосвязаны, и
отсутствие хотя бы одного из них препятствует нормальному функционированию юридического
лица.

2. Признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица, ее виды.


Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. Структура юридического лица.
Представительства и филиалы юридического лица.
Правосубъектность юридического лица возникает с момента его создания (которое считается
созданным с момента его государственной регистрации) и прекращается в момент его ликвидации
(п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК РФ).
До недавнего времени в России любое юридическое лицо независимо от своей
организационно-правовой формы могло обладать только специальной правосубъектностью. По
ныне действующему законодательству правосубъектность юридического лица может быть как
общей (универсальной), так и специальной (целевой) (ст. 49 ГК РФ).
Если юридическое лицо наделено общей правоспособностью, оно вправе осуществлять
любые не запрещенные законом виды деятельности. Такой общей правоспособностью наделены
все коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий. Унитарные предприятия
и все некоммерческие юридические лица законодатель наделил специальной правоспособностью,
в связи с чем они вправе осуществлять лишь те вилы деятельности, которые оговорены в
учредительных документах организации.
Помимо того, что всякое юридическое лицо обладает общей или специальной
правосубъектностью, законодатель определяет перечень отдельных видов деятельности, которыми
юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения – лицензии.
Перечень лицензируемых видов деятельности на сегодня предусмотрен, в частности, специальным
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». Отдельные
положения о лицензировании включены в положения и ряда других специальных нормативных
актов. Ограничить в правах юридическое лицо можно лишь в специально предусмотренных
законом случаях и исключительно в установленном законом порядке.
Необходимой предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица является
использование им собственного наименования, а также других средств индивидуализации (место
нахождения, деловая репутация) и средств идентификации продукции, работ, услуг юридического
лица (производственная марка, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара).
Любое юридическое лицо имеет свое наименование, в котором указывается его
организационно-правовая форма, а для некоммерческих организаций и унитарных предприятий –
и характер деятельности. В предусмотренных законом случаях характер деятельности должен
быть указан и в наименовании других коммерческих организаций.
Закон может предъявлять и дополнительные требования к содержанию наименования
юридического лица. Например, в наименовании полного товарищества должны быть указаны
имена (наименования) всех участников либо имя (наименование) одного или нескольких
участников с добавлением слов «и компания» (п. 3 ст. 69 ГК РФ); в наименовании товарищества
на вере - имена (наименования) всех полных товарищей либо имя (наименование) не менее чем
одного полного товарища с добавлением слов «и компания» (п. 4 ст. 82 ГК РФ); в наименовании
унитарного предприятия – собственник имущества (п. 3 ст. 113 ГК РФ). Термины же «банк» и
«биржа» могут использоваться лишь в наименованиях тех организаций, которые имеют лицензию
на право осуществлять соответствующий вид деятельности.
Любая коммерческая организация должна иметь фирменное наименование (фирму),
регистрируемое в установленном порядке вместе с регистрацией самого юридического лица (п. 4
ст. 54 ГК РФ). Требования к фирменному наименованию установлены ГК РФ (§ 1 гл. 76).
Так, в соответствии со статьей 1473 ГК РФ фирменное наименование юридического лица
должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование
юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.
Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное
наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или)
сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или)
иностранных языках.
В соответствии со статьей 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное
право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации
любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное
наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Что касается сокращенных
фирменных наименований, а также фирменных наименований на языках народов Российской
Федерации и иностранных языках, то они защищаются исключительным правом на фирменное
наименование при условии, что включены в единый государственный реестр юридических лиц.
Действующее законодательство не допускает каких-либо распорядительных действий в
части распоряжения исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его
отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования.
Кроме того, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования,
тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до
степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и
фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный
реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
Место нахождения юридического лица (юридический адрес) определяется местом его
государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется
по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия
постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК РФ).
С местом нахождения юридического лица закон связывает решение многих важных
вопросов (предъявление исков, определение места исполнения обязательства и др.).
В качестве места нахождения должен быть указан конкретный адрес, по которому
размещается орган управления юридического лица (в учредительных документах должно быть
определено, какой конкретно орган управления размещается по месту нахождения юридического
лица), а также должны быть указаны основания для размещения этого органа управления (договор
купли-продажи помещения, свидетельство о праве собственности, иное вещное право, договор
аренды и др.). Данный орган должен быть постоянно действующим (генеральный директор,
правление).
Деловая репутация персонифицирует юридическое лицо среди других профессионалов в
данной сфере деятельности, что немаловажно для его эффективного функционирования. Под
деловой репутацией принято понимать определенный набор качеств и оценок, с которыми
ассоциируется их носитель и которые персонифицируют его среди других участников
имущественного оборота.
В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только само юридическое
лицо, но и производимые им товары (продукцию), выполняемые работы, оказываемые услуги,
чему служат такие средства индивидуализации, как товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товара.
В качестве товарного знака (знака обслуживания) могут быть зарегистрированы словесные,
изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарные знаки являются
обозначениями, которые индивидуализируют выпускаемые в имущественный оборот товары
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а знаки обслуживания – обозначениями,
служащими для индивидуализации выполняемых индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами работ или оказываемых ими услуг. В соответствии со статьей 1477 ГК РФ
на товарный знак или знак обслуживания признается исключительное право, удостоверяемое
свидетельством на товарный знак (знак обслуживания).
Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, в
соответствии со статьей 1516 ГК РФ является обозначение, представляющее собой либо
содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или
сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее
известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического
объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого
наименования может быть признано исключительное право производителей такого товара.
Юридическое лицо по действующему российскому законодательству вправе создавать
филиалы, представительства и другие обособленные подразделения как на территории России, так
и за ее пределами.
При этом филиал представляет собой обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства. Представительство же – это также обособленное
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, но которое вправе
лишь представлять интересы юридического лица и осуществлять их защиту (то есть выполнять
исключительно функции представительства). Основное различие между филиалом и
представительством состоит в объеме и характере выполняемых ими функций. Функции филиала
значительно шире, поскольку он может выполнять любые функции создавшего его юридического
лица, осуществлять производственную и иную деятельность самого юридического лица, в том
числе выполнять функции представительства. Задачи же представительства значительно уже.
Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах
создавшего их юридического лица.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, не обладают
самостоятельным правовым статусом и не имеют прав юридического лица, поскольку являются
обособленными подразделениями той или иной организации, ее составными частями. Такие
подразделения должны быть организационно обособлены в составе создавшего их юридического
лица и располагаться вне места его нахождения. При этом правоспособность филиала и
представительства производна от правоспособности создавшего их юридического лица.
Представительства и филиалы не являются органами юридического лица.
Филиалы и представительства действуют на основании положений о них, которые
утверждаются создавшим их юридическим лицом. Это же юридическое лицо наделяет свои
филиалы и представительства имуществом, необходимым для их деятельности.
Юридическое лицо, создавшее филиал или представительство, назначает руководителя
филиала или представительства, который действует на основании доверенности. В доверенности
должны быть закреплены полномочия руководителя филиала или представительства.
В соответствии с действующим налоговым законодательством филиалы и представительства
не являются самостоятельными плательщиками налогов и (или) сборов. Однако филиалы и
представительства выполняют обязанности создавшей их организации по уплате налогов и сборов
по месту нахождения этих структурных подразделений (ст. 19 Налогового кодекса РФ).
Поскольку и филиал, и представительство действуют в гражданском обороте от имени
создавшего их юридического лица, то, соответственно, и ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств несет создавшее их юридическое лицо. По сути, обязательства
филиала и представительства являются обязательствами самого юридического лица.
Учение о юридических лицах в науке гражданского права. Теории
юридического лица в отечественном и зарубежном праве

Теория фикции (олицетворения) - Иннокентий IY, Ф.К. Савиньи, Г. Пухта, Г.Ф.


Шершеневич, И.М. Тютрюмов, Д.И.Мейер и др.Разработана в 12 в. и является общепризнанной и
в современной науке. Согласно теории фикции корпорация суть совокупность отдельных людей,
которая при помощи фикции как особого научного приема, рассматривается в качестве лица, т.е.
государство при помощи фикции на основании закона создает искусственного субъекта права для
достижения целей, поставленных отдельными людьми или имущество персонифицируется для
достижения социальных целей.
Теория целевого или бессубъектного имущества - Б. Виндшайд, А .Бринц, Е.А.Суханов и
др.Авторы этой теории признают, что в некоторых случаях субъективные права существуют
независимо от субъекта или без субъекта (Виндшайд) или субъектом в действительности
выступает понятие или цель (Бринц). Действительным субъектом имущественных прав
корпорации по Бринцу является цель ее создания. По сути основана на той же фикции
юридической личности, что и теория олицетворения.
Теории реального субъекта - О. Гирке, И.А.Покровский, Б.Б.Черепахин, В.А. ахмилович,
О.А.Красавчиков и др. Согласно этой теории юридическое лицо является реальным субъектом
права, хотя и не физическим лицом, а «бестелесным», действует через свои органы в пределах их
компетенции, действия которых считаются действиями самого юридического лица.
Теории, направленные на поиски людского субстрата юридического лица - Р. Иеринг, Н.М.
Коркунов, Ю.К. Толстой, А.С. Аскназий, А.В. Венедиктов, М.И. Брагинский, В.А. Ойгензихт и др.
Сущность юридического лица представителями этой теории раскрывается посредством поиска
естественного субъекта, стоящего за ширмой юридического лица. За фигурой юридического лица
скрываются его управляющие (Гельдер), государство (А.С. Аскназий), директор (Ю.К. Толстой),
определенным образом организованный коллектив работников (А.В. Венедиктов, С.Н. Братусь,
В.П. Мозолин и др.).
Негативная теория - В.В.Лаптев. Разработана в советский период применительно к плановой
экономике для хозяйственной системы с преобладанием государственной собственности и
государственных предприятий, не являющихся собственниками принадлежащего им имущества.
В.Лаптев предложил отказаться от понятия «юридическое лицо», заменив его на хозяйственный
орган.

Возникновение юридических лиц. Порядок и способы создания. Учредительные


документы, их виды. Государственная регистрация юридического лица.
Создание юридического лица представляет собой юридический акт, в результате которого
юридическое лицо возникает как субъект гражданского права. Согласно действующему
законодательству юридическое лицо может быть создано путем учреждения нового юридического
лица или же путем реорганизации уже существующего юридического лица.
Создание юридического лица должно происходить в строго определенном порядке,
установленном законом.
Традиционно в отечественном гражданском праве различают три способа (порядка) создания
юридических лиц:
1) распорядительный способ (порядок) создания юридического лица характеризуется тем, что
юридическое лицо создается на основании соответствующего распоряжения собственника
имущества или иного уполномоченного им лица. Для данного способа характерными являются
три основные стадии: а) издание распорядительного акта собственником или иным
уполномоченным органом; б) организационная работа по выделению средств, подбору кадров и
т.п.; в) утверждение учредительных документов юридического лица;
2) разрешительный способ (порядок) создания юридического лица характеризуется тем, что
инициатива создания юридического лица исходит непосредственно от учредителей (будущих
участников) юридического лица, а компетентный государственный орган или иное юридическое
лицо, проверив законность образования данного юридического лица, дает на то соответствующее
разрешение. Для данного способа свойственны такие стадии, как: а) инициативный акт
учредителей; б) издание акта компетентным органом; в) организационная работа;
3) явочно-нормативный способ (порядок) создания юридического лица характеризуется тем,
что для образования юридического лица не требуется ни распоряжения, ни специального
разрешения компетентного органа, поскольку своего рода разрешение в общей форме содержится
уже в норме закона и требуется лишь инициатива учредителей, их явка в соответствующий орган.
Компетентный государственный орган проверяет соблюдение порядка образования юридического
лица и соответствие характера и целей создаваемой организации общим требованиям,
предъявляемым законом к данной организационно-правовой форме. Для данного способа
характерны: а) инициативный акт учредителей; б) организационная работа; в) контрольная работа
компетентного государственного органа1.
Явочно-нормативный порядок создания юридических лиц в настоящее время является самым
распространенным как во всем мире, так и в России.
При создании юридического лица обязательным является подготовка учредительных
документов, которые наряду с законодательными и иными нормативно-правовыми актами
выступают правовой основой деятельности юридических лиц.
В соответствии со статьей 52 ГК РФ юридическое лицо действует либо только на основании
устава (например, акционерное общество), либо только на основании учредительного договора
(хозяйственное товарищество).
Учредительный договор юридического лица заключается его учредителями (будущими
участниками); устав юридического лица утверждается его учредителями (участниками). Если
юридическое лицо создается одним учредителем, то оно действует на основании устава,
утвержденного этим учредителем.
Устав юридического лица представляет собой установленный собственником или иным
уполномоченным органом свод правил, регулирующих такие вопросы, как: правовое положение
соответствующей организации, состав участников юридического лица и доли их участия, порядок
деятельности юридического лица и его органов и др.
Подготовленные учредительные документы представляются в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, его учредителями либо направляется в
регистрирующий орган по почте ценным отправлением с уведомлением и описью вложения.
Государственная регистрация юридического лица представляет собой акт уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в
государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а
также иных сведений о юридических лицах в соответствии с федеральным законодательством.
Порядок государственной регистрации предусмотрен специальным законодательным актом
– Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно
сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими
лицами статуса индивидуального предпринимателя.
Статья 4 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» вводит новую
редакцию статьи 51 ГК РФ (государственная регистрация юридических лиц), которая совпадает с
редакцией статьи, предлагаемой законопроектом № 47538- 6/2. Часть 4 статьи 51 ГК РФ носит
антирейдерский характер, поскольку содержит важную новеллу о том, что «в случае и в порядке,
которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц,
уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным
лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица и о
предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц».
Также важной новеллой является положение о том, что «включение в единый
государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) данных о юридическом лице может
быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с
нарушением закона».
Кроме изменений в ГК РФ, вышеуказанным нормативным актом введены изменения и в
федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

Гражданское право: учебник. Часть первая / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. – М.:
1

Юристъ, 2003. – С. 167-168.


предпринимателей», в частности установлена обязанность регистрирующего органа проверять
достоверность сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, и
введены новые основания для отказа в регистрации.

6. Прекращение деятельности юридического лица.


Юридические лица прекращают свою деятельность в порядке, предусмотренном законом.
При этом различают прекращение деятельности юридического лица в распорядительном и
добровольном порядке.
Добровольным основанием прекращения деятельности юридического лица является решение
органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (п. 1 ст. 57, п. 2
ст. 61, п. 1 ст. 68 ГК РФ). К распорядительным основания относятся: решение учредителей
(участников) (п. 1 57, п. 2 ст. 61 ГК РФ), решение уполномоченных государственных органов (п. 2
ст. 57 ГК РФ), решение суда (п. 2 ст. 57, п. 2 ст. 61, ст. 65 ГК РФ). К ним примыкает реорганизация
юридического лица с согласия уполномоченного государственного органа.
Государственные и муниципальные предприятия и учреждения прекращают свою
деятельность только в распорядительном (принудительном) порядке. К юридическим лицам
других организационно-правовых форм применимы оба основания.
Согласно ст. 21-1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо, которое в течение последних 12 месяцев,
предшествующих моменту принятия регистрационным органом соответствующего решения не
представляло документы отчетности, и не осуществляло операций хотя бы по одному
банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.
В зависимости от правовых последствий, вытекающих из факта прекращения деятельности
юридического лица, различают две формы прекращения деятельности юридического лица –
реорганизацию и ликвидацию.
Реорганизация юридического лица представляет собой прекращение деятельности
юридического лица или иное изменение правового положения юридического лица, влекущее за
собой отношения правопреемства.
В соответствии с действующим законодательством реорганизация юридического лица
производится по решению собственника имущества юридического лица или иного
уполномоченного им органа. Возможна реорганизация и по решению суда в случае, например,
осуществления деятельности, запрещенной законом, либо без надлежащего на то разрешения.
Реорганизация юридических лиц осуществляется в следующих формах: слияние;
присоединение; разделении; выделение; преобразование.
Во всех случаях реорганизации юридического лица составляется передаточный баланс
(разделительный акт – при разделении и выделении), и имущество в порядке правопреемства
переходит от ранее существовавшего юридического лица к новому субъекту в день подписания
такого баланса (акта).
При реорганизации юридического лица имеет место универсальное правопреемство, то есть
происходит переход всех гражданских прав и обязанностей, принадлежавших реорганизованному
юридическому лицу, к его правопреемнику – новому юридическому лицу, созданному в
результате реорганизации.
Законодатель предусматривает определенные гарантии прав кредиторов юридического лица
в случае его реорганизации. Так, учредители (участники) юридического лица или орган,
принявший решение о его реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов
реорганизуемого юридического лица. При этом кредитор реорганизуемого юридического лица
вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по
которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков. Если же разделительный баланс
не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь
возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам
реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.
Юридическое лицо считается реорганизованным с момента включения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Ликвидация юридического лица представляет собой прекращение деятельности
юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
участникам имущественного оборота.
Ликвидация юридического лица может быть добровольной (по решению учредителей
(участников) юридического лица либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано
юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано) и принудительной (по
решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии),
либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов, а также в других предусмотренных законом
случаях).
Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой органом, принявшим
решение о ликвидации. Ликвидационная комиссия действует от имени ликвидируемого
юридического лица по аналогии с его органами, поскольку к ней переходят полномочия по
управлению делами ликвидируемого юридического лица. Деятельность ликвидационной
комиссии ограничена во времени – она действует с момента ее назначения после принятия
решения о ликвидации юридического лица и до внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица
передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или
обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидированной
организации.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо,
соответственно, – прекратившим существование после внесения об этом соответствующей записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Виды юридических лиц, их классификации.


Гражданское законодательство РФ впервые в отечественном праве подразделяет все
юридические лица на коммерческие и некоммерческие.
Коммерческие организации – обобщающее понятие для юридических лиц, являющихся
профессиональными участниками гражданского оборота.
Коммерческими называются такие юридические лица, основной целью деятельности
которых является извлечение прибыли путем осуществления любой, не запрещенной законом
деятельности.
Некоммерческими называются организации, которые не преследуют извлечение прибыли в
качестве основной цели и не распределяют полученную прибыль между участниками (ст. 50 ГК
РФ).
Цель подобного разделения юридических лиц на коммерческие и некоммерческие состоит в
том, что коммерческие организации могут создаваться только в формах, прямо предусмотренных
ГК РФ, а именно: полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной или с
дополнительной ответственностью, открытого или закрытого акционерного общества,
хозяйственного партнерства, производственного кооператива, государственного или
муниципального (в том числе казенного) унитарного предприятия. Этот перечень является
исчерпывающим (ст. 50 ГК РФ).
Учитывая зарубежный опыт, проект изменений вводит в ГК РФ (далее – Проект) новую
классификацию юридических лиц: корпоративные и унитарные юридические лица. Таким
образом, коммерческие организации в соответствии с Проектом делятся на два вида:
корпоративные коммерческие организации и унитарные коммерческие организации.
Корпоративными коммерческими организациями являются полное товарищество, товарищество
на вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, производственный
кооператив. Коммерческим унитарным предприятием является государственное или
муниципальное унитарное предприятие.
Некоммерческие организации могут создаваться в любых формах, предусмотренных
законом. К их числу относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные
организации, учреждения, благотворительные и иные фонды, а также некоторые другие,
предусмотренные законом.
Коммерческие организации наделены общей правоспособностью, за исключением
организаций, предусмотренных законом, а некоммерческие организации могут осуществлять
только такие виды деятельности, которые соответствуют целям их создания.
ГК РФ дает понятие коммерческой организации (ст. 50). Основным признаком такой
организации, согласно определению, является извлечение прибыли в качестве основной цели
деятельности.
В настоящее время для многих некоммерческих организаций занятие предпринимательской
деятельностью также становится очень важным и значимым видом деятельности, даже более того,
жизненно необходимым. Такие некоммерческие организации, как школы, больницы,
государственные учреждения (например, центры государственного санитарно-
эпидемиологического надзора), вынуждены оказывать платные услуги населению и юридическим
лицам, поскольку на эти средства они могут приобрести оборудование и материалы, необходимые
для их деятельности. Поэтому полагаем, что основным признаком коммерческой организации,
отличающим ее от некоммерческой, является возможность распределения прибыли между
участниками.
Законодатель также указывает на этот признак, так как он противопоставляет коммерческие
организации некоммерческим (ст. 50 ГК РФ).
Организационно-правовая форма юридических лиц является основанием наиболее
распространенной классификации. Под организационно-правовой формой понимается
совокупность признаков, определяющих структуру и деятельность предусмотренных законом
видов юридических лиц.
К таким признакам относятся имущественная и организационная обособленность, способы
формирования имущественной базы, особенности взаимодействия учредителей с юридическим
лицом, особенности их ответственности.
По современному российскому законодательству можно выделить 4 основные группы
организационно-правовых форм юридических лиц: 1) хозяйственные товарищества и общества; 2)
кооперативы; 3) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 4) некоммерческие
организации собственники.

7. Хозяйственные товарищества и общества, их виды и особенности правового статуса.


Хозяйственные товарищества и общества – коммерческие организации – профессиональные
участники гражданского оборота, именно они воплощают в себе в наибольшей мере сущность
юридического лица.
Эти организации играют наиболее важную роль в развитии предпринимательства. В
зарубежных странах такие организации обычно называют «торговые товарищества». Законодатель
разделяет их на два вида, следуя мировой практике: объединения лиц (товарищества) и
объединения капиталов (общества). К первым относятся полное товарищество и товарищество на
вере. Ко второму – акционерные общества и общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью.
Правовое положение этих организаций детально регулируется, поскольку законодатель
закрепляет общие признаки организаций – хозяйственных обществ и товариществ, а потом
определяет особенности правового положения каждой организационно-правовой формы. Кроме
этого, приняты специальные законы, посвященные особенностям правового статуса обществ с
ограниченной ответственностью и акционерных обществ. Согласно ст. 66 ГК РФ хозяйственными
товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли
учредителей уставным капиталом.
Хозяйственные товарищества – это договорные объединения нескольких лиц, создаваемые
для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. Деятельность
таких организаций регулируется ГК РФ.
Учредительным документом хозяйственного товарищества является учредительный договор,
который представляет собой документ, подписываемый всеми участниками (полными
товарищами). Вклады учредителей (участников) хозяйственного товарищества образуют
складочный капитал, разделенный на доли определенных размеров.
Согласно действующему законодательству хозяйственные товарищества могут создаваться в
двух формах – полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное, смешанное
товарищество).
Полное товарищество представляет собой товарищество, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам принадлежащим им имуществом. Участники полного товарищества несут
солидарно субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим
имуществом.
Товарищество на вере – это хозяйственное товарищество, в котором наряду с полными
товарищами есть один или несколько участников (вкладчиков (коммандитистов), которые несут
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов
и не принимают участия в осуществляемой товарищами предпринимательской деятельности.
Полные же товарищи несут ответственность по обязательствам товарищества всем своим
имуществом (как в полном товариществе).
Хозяйственные общества представляют собой коммерческие организации, которые
создаются одним или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества для
ведения предпринимательской деятельности. Именно эти организационно-правовые формы
ведения предпринимательской деятельности выступают как самое законченное, последовательное
воплощение института юридического лица. «Некоторые буржуазные авторы доходят до
отождествления юридического лица и акционерного общества».
Хозяйственные общества в соответствии с действующим законодательством могут
создаваться в форме обществ ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной
ответственностью и акционерных обществ. Кроме того, ГК РФ предусматривает и две
производные формы хозяйственных обществ – дочерние и зависимые общества.
Деятельность хозяйственных обществ, помимо ГК РФ, регулируется специальными
федеральными законами об отдельных видах хозяйственных обществ. В частности, это
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный закон «Об
акционерных обществах». Кроме того, созданию и деятельности отдельных видов акционерных
обществ посвящены Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных
обществ работников (народных предприятий)» и Федеральный закон «Об инвестиционных
фондах».
Общество с ограниченной ответственностью представляет собой хозяйственное общество,
учреждаемое одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли
определенных размеров. Число участников в таком обществе не может превышать 50, в противном
случае общество в течение одного года либо должно быть преобразовано в акционерное общество,
либо ликвидировано.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью состоит из стоимости вкладов
участников общества и определяет минимальный размер имущества такого общества, который
гарантирует интересы его кредиторов. Закон предусматривает минимальный размер уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью, который должен быть не менее 10000
рублей. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обязательствам
общества, а риск убытков, связанных с деятельностью общества, несут в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.
С 1 июля 2009 года вступили в силу изменения в ГК РФ и в Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью». Наиболее важными нововведениями являются
следующие: 1) единственным учредительным документом общества является устав; 2) выход
участника из общества без согласия других участников возможен только в случае, если это
предусмотрено уставом общества; 3) выход единственного или последнего участника из общества
не допускается; 4) по общему правилу сделка, направленная на отчуждение доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежит нотариальному удостоверению;
5) участники общества вправе заключать договор об осуществлении прав участников общества.
Общество с дополнительной ответственностью представляет собой хозяйственное
общество, учреждаемое одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на
доли определенных размеров, участники которого несут солидарно субсидиарную
ответственность по обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех
участников кратном размере к стоимости их вкладов в уставный капитал общества.
В Концепции развития гражданского законодательства РФ отмечается нецелесообразность
сохранения в гражданском законодательстве обществ с дополнительной ответственностью,
поскольку их правовой статус практически полностью определяется положениями
законодательства об обществах с ограниченной ответственностью.
Акционерное общество – хозяйственное общество, созданное одним или несколькими
лицами, которые не отвечают по обязательствам общества, а уставный капитал общества разделен
на равные доли, права на которые удостоверены ценными бумагами – акциями.
Учредители акционерного общества заключают между собой договор (который не является
учредительным договором), в котором определяю порядок осуществления ими совместной
деятельности по созданию общества, размер уставного капитала, категории выпускаемых акций и
порядок их размещения, и иные условия, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах». Единственным учредительным документом акционерного общества
является его устав, утверждаемый учредителями общества.
Уставный капитал акционерного общества составляется из именных акций с определенной
номинальной стоимостью, приобретенных акционерами общества. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций должна быть одинаковой, а привилегированных акций может быть
различной.
Законодатель предусматривает возможность создания акционерных обществ двух типов –
открытого и закрытого.
Участники открытого акционерного общества могут отчуждать принадлежащие им акции
другим лицам без согласия на то других акционеров общества. Такое общество вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу после полной оплаты
уставного капитала общества. Число акционеров не ограничено. Минимальный размер уставного
капитала открытого акционерного общества установлен законом равным 100000 рублей.
В закрытом акционерном обществе акции распределяются только среди его учредителей
или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не может проводить открытую
подписку на свои акции или другим образом предлагать свои акции для приобретения
неограниченному кругу лиц. Число акционеров в закрытом акционерном обществе не должно
превышать 50, в противном случае общество должно быть в течение одного года либо
преобразовано в открытое акционерное общество, либо ликвидировано. Минимальный размер
уставного капитала закрытого акционерного общества установлен законом равным 10000 рублей.
Согласно Проекту изменений в ГК РФ типы акционерных обществ не выделяются (открытие и
закрытые). Однако ст. 97 Проекта изменений в ГК РФ устанавливает особенности правового
положения публичного акционерного общества, которыми признаются акционерные общества с
момента государственной регистрации проспекта их акций, подлежащих размещению среди
неограниченного круга лиц по открытой подписке.
Российские акционерные общества – это преимущественно общества, возникшие в
результате приватизации государственного имущества. В российских условиях акционерные
общества хотя и принесли некоторые положительные результаты в развитии рыночных
отношений, характерные для стадии первоначального накопления капитала, не реализовали в
сколько бы значительной мере те надежды, которые на них возлагались, а напротив, повлекли за
собой некоторые негативные явления в экономике и социальной жизни.
Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», вошедший в оборот как «антирейдерский» закон, сделал попытку
унификации законодательства о хозяйственных обществах в части урегулирования корпоративных
споров, а именно права акционера (участника ООО) на оспаривание решений органов управления.
Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ ввел в российское законодательство
новую разновидность коммерческого юридического лица – хозяйственное партнерство,
занимающее своего рода промежуточное положение между хозяйственным товариществом и
обществом. Согласно п. 1 ст. 2 вышеуказанного закона хозяйственным партнерством признается
созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью
которой в соответствии с настоящим Федеральным законом принимают участие участники
партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об
управлении партнерством. Законодатель в данном определении подчеркивает, что в управлении
деятельностью партнерства могут участвовать не только участники партнерства, но также и иные
лица на основании специальных соглашений. Причем, правомочия по управлению партнерством
лиц, не являющихся участниками партнерства, регулируется не нормами трудового, а
гражданского права. Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона «О хозяйственных партнерствах»
число участников партнерства не должно быть более пятидесяти. Поскольку деятельность
партнерства носит рисковый характер, законом (п. 4 ст. 2) для них установлен запрет на выпуск
эмиссионных ценных бумаг. Законодатель установил принцип ограниченной ответственности
участников партнерствах (п. 2 ст. 2 Федерального закона «О хозяйственных партнерствах»), что
объединяет эти организации с хозяйственными обществами.
Хотелось бы обратить внимание на ст.86-1 «Крестьянское (фермерское) хозяйство»,
которая введена ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» и помещена в параграф 2 гл. 4 ГК РФ после норм о
товариществе на вере и перед нормами об обществах с ограниченной ответственностью. По
определению крестьянское фермерское хозяйство – это добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной производственной деятельности в области сельского хозяйства,
основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского)
хозяйства имущественных вкладов.

8. Производственные и потребительские кооперативы, особенности правового


положения.
Кооператив представляет собой организацию граждан, добровольно объединившихся на
основе членства для совместного ведения хозяйственной и иной деятельности на основе
принадлежащего кооперативу на праве собственности имущества, самостоятельности,
самоуправления и самофинансирования, а также материальной заинтересованности членов
кооператива и наиболее полного сочетания их интересов с интересами коллектива и общества.
В соответствии с действующим российским законодательством кооперативы могут создавать
в двух организационно-правовых формах – в форме производственного кооператива
(коммерческая организация) и в форме потребительского кооператива (некоммерческая
организация).
Производственный кооператив (артель) – это коммерческая организация, которая
представляет собой добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом или
ином участии и на объединении его членами имущественных паевых взносов.
Деятельность производственных кооперативов, помимо ГК РФ, регулируется также
Федеральным законом «О производственных кооперативах».
В производственном кооперативе число участников не ограничивается, но законом
предусмотрен обязательный минимум состава участников – не менее пяти членов.
Производственный кооператив создается и действует на основании устава, в котором
помимо общих требований, необходимых для учредительных документов любой организации,
также должны быть указаны условия о размере и порядке внесения членами своих
имущественных паевых взносов, характер и порядок участия членов кооператива в его
деятельности, размер и условия субсидиарной ответственности членов кооператива по его долгам.
Некоторые особенности характерны для правового положения сельскохозяйственных
производственных кооперативов, которые согласно Федеральному закону «О
сельскохозяйственной кооперации» могут быть созданы в форме сельскохозяйственной артели
(колхоза), рыболовецкой артели (колхоза), кооперативного хозяйства (коопхоза).
Потребительский кооператив – некоммерческая организация, которая представляет собой
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов. Потребительский кооператив должен
иметь в своем наименовании указание на основную цель своей деятельности, а также слово
«кооператив» или слова «потребительский союз» либо «потребительское общество».
В соответствии с ГК РФ правовое положение потребительских кооперативов, права и
обязанности их членов должны определяться законами о потребительских кооперативах. Так,
деятельность потребительских обществ и их союзов регулируется Законом РФ «О
потребительской кооперации»; деятельность сельскохозяйственных потребительских
кооперативов регламентирована ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; деятельность
отдельных видов потребительских кооперативов посвящены также федеральные законы «О
кредитных потребительских кооперативах граждан», «О жилищных накопительных
кооперативах», «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан», «О взаимном страховании» и др.

9. Унитарные предприятия, их виды и особенности правового статуса.


К коммерческим организациям отнесены также государственные и муниципальные
унитарные предприятия, что еще раз свидетельствует о переходном характере экономики
современной России. Однако, такие коммерческие организации, как унитарные предприятия, не
наделены правом собственности на имущество организации, их имущество неделимо.
Особенности правового положения государственных и смешанных юридических лиц
определяются специальными законами: ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Принадлежность капитала этих юридических лиц государству или подконтрольность их
государственным органам существенно повлияли на их правовой режим. Конечно, он весьма
заметно различается в зависимости от того, является оно государственным унитарным
предприятием или же оно функционирует в форме акционерного общества, но и в том, и в другом
случае его правовое положение будет отличаться от статуса частного юридического лица.
В соответствии со ст. 8 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
государственное унитарное предприятие может быть создано в случае: необходимости
использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе имущества, которое
необходимо для обеспечения безопасности Российской Федерации; необходимости осуществления
деятельности в целях решения социальных задач; необходимости производства отдельных видов
продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной.
Казенное предприятие может быть создано в случае: если преобладающая или значительная
часть производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для
федеральных государственных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципального
образования; необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том
числе имущества, необходимого для обеспечения безопасности Российской Федерации,
функционирования воздушного, железнодорожного и водного транспорта, реализации иных
стратегических интересов Российской Федерации.
Унитарное предприятие представляет собой коммерческую организацию, не наделенную
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Деятельность
унитарных предприятий регулируется ГК РФ и Федеральным законом «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
Так, в зависимости от того, в чей собственности находится предоставляемое унитарному
предприятию имущество, различают государственные (которые в свою очередь подразделяются
на основанные на федеральной собственности и основанные на государственной собственности
субъекта Российской Федерации) и муниципальные унитарные предприятия (основанные на
муниципальной собственности).
В зависимости от правового положения имущества различают унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения, и унитарные предприятия, основанные на праве
оперативного управления (казенные предприятия).
Правосубъектность предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения отличается
от правосубъектности казенных предприятий. Так, деятельность первых подчиняется принципу
«разрешено все, что прямо не запрещено, деятельность вторых – принципу «дозволено то, что
прямо разрешено».

10. Некоммерческие организации, их виды и особенности правового статуса.


Некоммерческие организации представляют собой юридические лица, которые не
преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и которые не
распределяют полученную прибыль между своими участниками. Такие организации могут
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан,
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они
созданы, и соответствует этим целям. Принятие Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-
Ф «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
можно рассматривать как попытку законодателя ограничить предпринимательскую деятельность
некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных
организаций (объединений), учреждений, автономных некоммерческих организаций,
некоммерческих партнерств, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и
союзов, а также в других формах, предусмотренных законом.
Деятельность некоммерческих организаций регулируется ГК РФ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и целым рядом других федеральных законов: «Об общественных
объединениях», «О свободе совести и о религиозных организациях», «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан», «Об объединениях работодателей», «О
саморегулируемых организациях» и др.
По мнению разработчиков Концепции, Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» следует отменить, так как он является промежуточным звеном между ГК РФ и
специальными законами, регулирующими деятельность отдельных видов некоммерческих
организаций. «Количество организационно-правовых форм некоммерческих организаций явно
избыточно. Единая система правового регулирования организационно-правовых форм
некоммерческих организаций отсутствует, а само законодательство о некоммерческих
организациях изобилует пробелами, повторами и противоречиями». В Проекте изменений в ГК
РФ, внесенным на рассмотрение в Государственную Думу, предусматривается исчерпывающий
перечень некоммерческих организаций, закрепленный в ГК РФ.
Рассмотрим правовое положение отдельных видов некоммерческих организаций.
Учреждение – это некоммерческая организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично. Деятельность учреждений
регламентируется ГК РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» и другими федеральным законами и подзаконными нормативно-правовыми актами.
По субъектному признаку законодатель выделяет частные учреждения, которые создаются
гражданином или юридическим лицом, а также государственные и муниципальные учреждения,
создаваемые публично-правовыми образованиями. Неупоминаемое в ГК РФ общественное
учреждение формально подпадает под признаки частного учреждения, так как создаются
юридическим лицом.
В зависимости от источников финансирования государственные и муниципальные
учреждения подразделяются на бюджетные, автономные и казенные.
В отличие от автономных и бюджетных учреждений, частные и казенные учреждения
отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами. При
недостаточности средств субсидиарную ответственность по долгам таких учреждений несет
собственник имущества. Ни бюджетное, ни автономное учреждение не могут быть признаны
банкротами. Имущество представляется учреждению на праве оперативного управления.
Государственная корпорация – некоммерческая организация, не имеющая членства,
учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для
осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.
Государственная корпорация создается на основании федерального закона. Имущество,
переданное государственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью
государственной корпорации. Государственная корпорация использует имущество для целей,
определенных законом, предусматривающим создание такой организации. Государственная
корпорация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская
Федерация не отвечает по обязательствам государственной корпорации, если законом,
предусматривающим создание государственной корпорации, не предусмотрено иное. На
сегодняшний день на основании соответствующих федеральных законов созданы и действуют
такие государственные корпорации, как Агентство по страхованию вкладов, Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, государственная корпорация «Росатом»,
государственная корпорация «Ростехнологии», государственная корпорация «Олимпстрой»,
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) представляют собой некоммерческие
организации, создаваемые на договорной основе коммерческими или некоммерческими
организациями в целях координации их деятельности, представления и защиты общих
имущественных интересов.
Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение
предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное
общество или товарищество в порядке, предусмотренном ГК РФ, либо может создать для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в
таком обществе. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица. При этом ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, а
члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и
в порядке, предусмотренными учредительными документами ассоциации (союза).
Товарищество собственников жилья в соответствии со ст. 135 Жилищного кодекса РФ
представляет собой некоммерческую организацию, объединение собственников помещений в
многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в
многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в
установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в
многоквартирном доме. Товарищество собственников жилья согласно ст. 290 ГК РФ образуют
собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования
квартирами и их общим имуществом. Число членов товарищества собственников жилья,
создавших товарищество, должно превышать пятьдесят процентов голосов от общего числа
голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Товарищество собственников жилья
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; члены товарищества
собственников жилья не отвечают по обязательствам товарищества.
Еще одной формой некоммерческих юридических лиц является саморегулируемая
организация. Это некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная
на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства
отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг)
либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
Деятельность таких юридических лиц урегулирована специальным Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях». Объединение в одной саморегулируемой организации
субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности
определенного вида может предусматриваться федеральными законами (например,
саморегулируемые организации арбитражных управляющих, саморегулируемые организации
оценщиков, саморегулируемые организации в сфере рекламы и др.).
Некоммерческие организации могут быть созданы и в иных организационно-правовых
формах, предусмотренных законом. В частности, это могут быть потребительские кооперативы,
торгово-промышленные палаты, объединения работодателей и др.

Вам также может понравиться