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RESUMEN PRIMER PARCIAL SOCIEDADES

1) SOCIEDAD

Art. 1º - Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos
previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de
bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal
no puede constituirse por una sociedad unipersonal.

→ Constituir una sociedad sirve para:


 Limitar la responsabilidad
 Mancomunar el capital para llevar a cabo un negocio.
→ Sujeto de derecho, ficción jurídica, centro de imputación de derechos y obligaciones.
→ Recurso técnico que provee la ley para que las personas puedan valerse del mismo a los
fines de llevar a cabo un objeto social y obtener un fin de lucro.
→ Surgen ante la necesidad de limitar responsabilidad de los socios y mancomunar esfuerzos
económicos para desarrollar un negocio.
→ Nace de un contrato, de un acuerdo de voluntades. A través de la cristalización de
voluntades de las partes se firma un contrato de sociedad al que la ley le da características tan
propias como que de su celebración va a nacer un nuevo sujeto de derechos, una persona
ficticia distinta a las que la formaron.

La naturaleza jurídica del contrato de sociedades:


 Teoría contractualista: Entendía al contrato social un contrato, pero sufre como crítica que
pese a la voluntad de quienes celebraron el mismo, un socio podía imponerle decisiones a
otro. El contrato de sociedad superó la sociedad contractualista porque forma una persona
distinta a las partes.
 Teoría de la institución: Entendía que la sociedad era una institución y que esta estaba por
encima de los intereses particulares de los socios, era un ente intermedio entre la
población y el gobierno, el estado decía que era una institución entonces lo intereses de
los socios pierden importancia frente a los intereses de la sociedad, se prima al pueblo por
encima de los socios que la habían constituido (propio de la época neoliberal). No sirvió
porque las sociedades se conforman con fines de lucro.
 Teoría del contrato plurilateral de organización: (vigente, se adopta en el ‘72). Del
acuerdo de voluntades nace un nuevo sujeto: plurilateral porque son 2 o más personas y
de organización porque tiene varios órganos que la componen, y por los derechos y
obligaciones que tienen los socios. Las obligaciones de los socios están yuxtapuestas ya
que todos ponen dinero en la búsqueda de un fin de lucro para el desarrollo del negocio.
 El contrato plurilateral da nacimiento a la sociedad como contrato y como sujeto de derecho.
Al ser la sociedad entonces de naturaleza jurídica contractual nace con el acuerdo de partes
que la constituye, es decir, existe desde el momento en que varias personas se ponen de
acuerdo. Por ello mismo, la inscripción registral, concebida como un recaudo de publicidad
ficta, extiende los efectos del contrato social a los terceros pero no da nacimiento a la
sociedad, la que es preexistente a tal acto.

Diferencia entre sociedad y empresa:


 Empresa: Es la organización compleja dirigida por un titular que utiliza factores
productivos transformándolos en bienes o servicios. Es un concepto económico. Unidad
económica que cumple un proceso, que manufactura, tiene recursos humanos, recursos
económicos. Empresa organiza factores económicos.
 Sociedad: Es un concepto jurídico, el ropaje jurídico de la empresa. Es el marco jurídico en
el que se desarrolla la empresa como organización y complejo de personas y bienes
reunidos u ordenados para la producción de bienes y servicios.  No puedo tener sociedad
sin empresa pero sí esta última sin sociedad. Si tengo una empresa y constituyo una
sociedad, dejo de responder con mi patrimonio personal y paso a responder con el aporte;
y las deudas que se tomen son deudas de la sociedad, no deudas personales.

Clasificación:

Sociedad de personas Mixtas Sociedades de capital


Intuito persona. Parte de cada una Preponderancia por el aporte
Preponderancia en la SRL de capital
persona del socio. Gran SA
confianza. Sociedad en comandita por
Sociedad colectiva acciones
Sociedad en comandita
simple
Sociedad de capital e
industria

2) CONSTITUCIÓN  Y PERSONALIDAD JURÍDICA

Art. 4º - El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por
instrumento público o privado.

El contrato debe cumplir con las formas impuestas por la ley conforme al tipo societario
elegido. Si el contrato no es acorde, puede ser nulo, lo observarán cuando se lleve a inscribir.
La normativa societaria mantiene el principio del instrumento escrito como recaudo necesario
para la formalización del contrato de sociedad.
Para que el contrato surta sus efectos debe transitar un trámite de inscripción, dependiendo el
domicilio que se le dé a la sociedad:
- Si el domicilio es en CABA se debe inscribir en la IGJ;
- Si  su domicilio es en la provincia debe inscribirse en la Dirección Provincial de Personas
Jurídica.
Son registros públicos de comercio. Organismos estatales dependientes del ministerio de
justicia del PE.

Trámite de inscripción:
Se forma un expediente y transita el Íter constitutivo: trámite administrativo que cumple la
carpeta desde el momento de la celebración del contrato hasta el momento de la inscripción;
se evalúa si el contrato se adecúa a las pautas exigidas por el tipo societario que quieren
constituir. Va cumpliendo distintas etapas hasta que se saca una resolución que dispone la
inscripción del ente (con número, folio y legajo) dentro del organismo.
 Si creo un acuerdo de voluntades sin inscribirlo es una SOCIEDAD IRREGULAR;
 Mientras está tramitando el íter constitutivo es una SOCIEDAD EN FORMACION;
 Si el íter constitutivo se abandona, deja de ser una sociedad en formación para volver a ser
una SOCIEDAD IRREGULAR nuevamente (es la que no arriba a la inscripción).

¿Desde qué momento tiene personalidad jurídica independiente?


Desde el acuerdo de voluntades. Porque desde que comienzo el trámite hasta que finaliza la
inscripción, se está hablando de una sociedad en formación y la ley da la posibilidad de que
ésta pueda inscribir bienes preventivamente a su nombre, para inscribirlos necesariamente
tiene que tener personalidad jurídica. Durante este tiempo los socios responden de forma
ilimitada con su patrimonio. Cuando termino el íter y llego a una SRL regularmente constituida,
el socio ya no responde con su propio patrimonio ya que goza de los beneficios que la ley le
brinda de acuerdo al tipo societario que eligió. Esto es así porque el sujeto de derecho nace
como tal desde el momento de acuerdo de voluntades, pero produce la plenitud de sus
efectos -frente a terceros- a partir de su registración.
Lo venía diciendo la doctrina y jurisprudencia y quedó ratificado en el C.C. y C. cuando se
legisla a la persona jurídica. La inscripción hace a la REGULARIZACION del ente, es decir que va
a gozar de los beneficios del tipo.

3) INSCRIPCIÓN

Art. 5º — El acto constitutivo, su modificación y el reglamento, si lo hubiese, se inscribirán en el


Registro Público del domicilio social y en el Registro que corresponda al asiento de cada sucursal,
incluyendo la dirección donde se instalan a los fines del artículo 11, inciso 2.
La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por
instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario
competente.
Las sociedades harán constar en la documentación que de ellas emane, la dirección de su sede y
los datos que identifiquen su inscripción en el Registro.

- Art 7º - La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el


Registro Público de Comercio.
-  Art. 6º - Dentro de los 20 días del acto constitutivo, éste se presentará al Registro Público
para su inscripción o, en su caso, a la autoridad de contralor. El plazo para completar el trámite
será de 30 días adicionales, quedando prorrogado cuando resulte excedido por el normal
cumplimiento de los procedimientos.

Inscripción tardía:
La inscripción solicitada tardíamente o vencido el plazo complementario, sólo se dispone si no
media oposición de parte interesada.

Autorizados para la inscripción:


Si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trámites de constitución, se entiende
que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran
autorizados para realizarlos. En su defecto, cualquier socio puede instarla a expensas de la
sociedad.

Efectos de la inscripción de la sociedad:


→ La inscripción registral de la sociedad hoy no es constitutiva, sino ad regularitatis, es decir
que tal registro la incorpora al orden jurídico en plenitud. Hasta tal momento el sujeto de
derecho existía como sociedad en formación o eventualmente como sociedad no constituida
regularmente, brindándole solo parcial y limitadamente su amparo normativo.
→ La sociedad como persona jurídica privada existe desde su constitución y la inscripción de la
sociedad sólo produce como efecto el darle carácter de regular (y su oponibilidad ante
terceros) y producir los plenos efectos propios del tipo social adoptado.
4) SOCIEDAD ANONIMA UNILATERAL

El art. 1 se modifica e incorpora, por primera vez de manera positiva, las sociedades
unilaterales, estableciendo que únicamente pueden ser constituidas como sociedades
anónimas (acto jurídico unilateral).
→ Problema: se incorpora a las SAU en el art. 299 el cual regula las SA abiertas, aquellas que
tienen un control estatal permanente, entonces al incorporarla en este art. obligó a la persona
que quisiera constituir una SAU a tener un directorio plural y una sindicatura plural, lo cual
lleva a una dicotomía porque me dan la alternativa de constituir una sociedad unipersonal
pero al mismo tiempo debo procurarme de 6 personas más. Luego la Ley 27.2290 modifica
arts. 255 y 284 solucionando este problema necesitando entonces solo 1 director y 1 síndico.

Finalidad:
Darle posibilidad a una persona humana o jurídica de destinar sólo una parte de su patrimonio
para el desarrollo de un negocio; para evitar tener un socio con una participación mínima solo
para cumplir con que sean dos o más personas.

Forma:
Se constituye por instrumento público en el que debe identificarse por la denominación social
un nombre acompañado por siglas SAU.
No puede ser socio de una SAU una SAU, esta no puede constituir otra igual.

Capital social:
Se integra de manera completa al momento de otorgar el instrumento constitutivo. Aporte es
el dinero o los bienes que el socio ingresa al momento de celebrar el contrato constitutivo, si
se aporta un inmueble hay que transferirlo para que esté en cabeza de la sociedad. Suscripción
e integración se efectúa de manera íntegra cuando se otorga el contrato constitutivo.
Suscripción: Promesa de aportar una cantidad;
Integración: efectivo aporte/desembolso.

Responsabilidad:
Socio responde por las acciones debidamente integradas, la responsabilidad se limita a su
aporte, no hay responsabilidad con su propio aporte.
Ejemplo: hoy SAU sirve para una sociedad constituida en el extranjero que quiere poner
representación local y utiliza la SAU para limitar responsabilidad.

Órganos:
Órgano de gobierno: Asamblea de accionistas;
Órgano de administración: directorio;
Órgano de fiscalización: sindicatura;
Representante legal de la sociedad: presidente.

Régimen de administradores:
Art. 274: Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas
y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, así como por
la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo,
abuso de facultades o culpa grave.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará
atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal
de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión
de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben
ser inscriptas el Registro Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto
en este párrafo.
Queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que
la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diera noticia al síndico antes que su
responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente,
o se ejerza la acción judicial.
Y de forma genérica el 59 (diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios).

5) ELEMENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

- Dos tipos de elementos: los generales de cualquier contrato y los específicos del contrato de
sociedad tal como lo prevé el art. 11

Consentimiento:
Exteriorización de la voluntad.
 Debo analizar si la persona que lo otorga es capaz;
 No deben haber vicios en el consentimiento: error, dolo y violencia.

Objeto:
 Objeto del contrato: celebración del contrato mismo.
 Objeto de la sociedad: Actividad a desarrollar cuando la sociedad funciona. Fin
perseguido: fin de lucro. El objeto de la sociedad debe ser (arts. 18, 19 y 20): Lícito,
posible y determinado. Nulidades en razón del objeto: art. 18, 19, 20. (ej: constituir
sociedad antes de divorcio para que cuando se lleve a cabo el proceso jurídico no haya
acervo patrimonial, ilícito). Debe guardar proporción con el capital, sino no es posible.
Determinado o determinable: enumerar de todas las actividades para las cuales esa
sociedad se constituyó.
Doctrina ultra vires:
 Derecho anglosajón: Estricta relación entre objeto y capacidad. Actos que sean extraños al
objeto social no obligan a la sociedad sino que obligan personalmente a quien los contrajo.
 Nuestra legislación: Art. 58 esquema nacional. Actos celebrados por representante o
administrador que sean notoriamente extraños al objeto social no comprometen a la
sociedad. En principio parecería que seguimos esta doctrina pero no la seguimos porque
aunque el administrador haya llevado a cabo un acto notoriamente extraño, la sociedad
tiene la facultad de asumir el acto. Es un tema de imputabilidad del acto y la sociedad
tiene la facultad de asumirlo. Si no lo asumen responde el administrador en forma
personal porque se excedió en los límites del objeto (aplica art. 59 del buen hombre de
negocios.

Causa:
Finalidad que es perseguir un fin de lucro.

Forma:
Art. 4º LGS.- El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por
instrumento público o privado.
La ley presupone instrumento escrito, si se instrumenta el acuerdo de voluntades tengo
contrato de sociedad, si el acuerdo de voluntades es verbal tengo sociedad de hecho/de
palabra (es la que no tiene contrato). Salvo sociedades por acciones donde la ley exige el
instrumento público, las restantes pueden instrumentarse por instrumento privado con firma
certificada de sus otorgantes. SA y SRL exige publicidad (art. 10).
Modificaciones del contrato constitutivo:
En principio se decía que si la sociedad era una SA constituida por instrumento público, las
modificaciones debían hacerse por instrumento público (art. 12). Si no las inscribo son
inoponibles a los terceros pero si son válidas entre las partes, el 3ero anticuado puede hacerlas
valer frente a la sociedad. ¿Es necesaria para modificaciones seguir misma línea instrumental
del instrumento principal? Conclusión: No es necesario, puedo con instrumento principal por
instrumento público puedo llevar a cabo modificaciones a través de instrumento privado con
firma certificada de los otorgantes
FALLO SERVIACERO: Forma de los contratos C.C. y C. 1017: Deben ser otorgados por escritura
pública:
c) Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados por escritura pública.
El fallo parecería que dice algo distinto al código porque dice que las modificaciones del
estatuto de las sociedades no es necesario que se haga por escritura pública.
Pero en realidad no modifica lo que dice el código porque la ley dice que puede ser modificado
mediante CUALQUIER instrumento, y es una ley especial, que prevalece sobre ley general.

ELEMENTOS DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO - (específicos):


Art. 11. — El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para
ciertos tipos de sociedad:
1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de
identidad de los socios;
2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare
solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por
separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes
para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta;
3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;
4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de
cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado
totalmente en el acto constitutivo;
5) El plazo de duración, que debe ser determinado;
6) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios;
7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en
proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará
para soportar las pérdidas y viceversa;
8) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y
obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros;
9) Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.
Modificaciones no inscriptas: art. 12. - las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a
los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarlas
contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de
responsabilidad limitada.

6) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

a) Pluralidad de personas:
 Antes de la entrada en vigencia del nuevo código decía que había sociedad cuando se
reunían dos o más personas. Pero, no deberíamos hablar de personas sino de partes ya
que una sociedad puede ser parte de otra.
 Contrato plurilateral de organización, la regla es que exista pluralidad de partes.
b) Organización:
I. Órganos: le dan funcionamiento a una sociedad. SA es la que tiene más desarrollada la
parte orgánica.
 Órgano de gobierno: reunión de los socios que hicieron el aporte para poder dotar
a la sociedad de un capital para que funcione como tal. Es el encargado de tomar
las grandes directrices de la sociedad, toma las decisiones fundamentales de la
misma.  En el caso de una SA es la asamblea que funciona por mayorías, la mayoría
de capital se impone a la minoría. No es permanente, depende de las cosas que se
deben tratar.
 Órgano de administración: es un órgano permanente que administra la sociedad
de acuerdo a la manda del órgano de gobierno, entonces puede decirse que lleva a
cabo la operatoria diaria del gobierno. En la SA es el directorio (los que lo integran
pueden ser socios o no). Debe presentar ante la asamblea la “memoria” que es un
informe sustanciado de todas las operaciones que llevó a cabo.
 Representación: algunos entienden que es un órgano y otros que es una función que se
desmiembra de la administración. El representante societario es el presidente del directorio y es
quien vuelca la voluntad de la sociedad frente el tercero contratante (Ej: vendemos inmueble, firma
boleto de compraventa el presidente del directorio). No necesariamente debe ser un socio, puede
ser un tercero.
 Órgano de fiscalización: en una SA es una sindicatura (contadores o abogados) si
es singular o comisión fiscalizadora si es plural. Su función es controlar a la
administración, control de legalidad (no de oportunidad ni de mérito) y presenta
un informe en la asamblea ordinaria de accionistas. (art. 234 habla de asamblea
ordinaria SA). Fiscaliza la actividad cumplida por el directorio y asesora a los socios
informándoles si los objetivos se cumplieron, rinde cuenta ante el órgano de
gobierno respecto de lo realizado por la administración. Este órgano puede ser
prescindido contratando una auditoría externa o directamente que no exista
ninguna (art. 55, sociedad chiquita, socios hacen control individual), sin embargo
es obligatoria en la SRL y en la SA del inc. 299.
Nuestra ley recepta la teoría organicista: Al principio se decía que entre la sociedad y los
órganos había un mandato. Pero la teoría que recepta nuestra ley dice que las funciones
cumplidas por cada uno de los órganos de la sociedad es actividad de la sociedad misma y
resulta indispensable para que esta herramienta técnica que la ley me da pueda funcionar
como tal. Por eso, si interpreto que el órgano de gobierno incurrió en una nulidad, no
demando al órgano, demando a la sociedad.
II. Derechos y obligaciones de socios entre sí; y de los socios para con la sociedad: El
aporte que realizan los socios les confiere su estatus de socio y así también derechos
políticos y económicos.
 Los derechos políticos son los que tiene el socio en el órgano de gobierno, la
facultad de votar lo propuesto y dependerá de su aporte cuánto impacta su
decisión, porque en la SA donde las mayorías se imponen sobre minorías, el
aporte es trascendente a la hora de determinar el porcentaje que tiene ese
socio;
 Dentro de los derechos económicos tenemos la participación en los beneficios
y en las pérdidas, concluido el ejercicio económico, los socios afrontan
beneficios y pérdidas -en general- en la misma proporción de su aporte.
Cláusulas leoninas art. 13:
“ARTICULO 13. — Son nulas las estipulaciones siguientes:
1) Que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se les
excluya de ellos, o que sean liberados de contribuir a las pérdidas;
2) Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio
designado o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias;
3) Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales;
4) Que la totalidad de las ganancias y aun en las prestaciones a la sociedad,
pertenezcan al socio o socios sobrevivientes;
5) Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte
de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de
hacerla efectiva.”
 Derecho de receso: facultad del socio (art. 245, aplicable a todos los tipos
societarios aunque esté regulado en SA) de retirarse de la sociedad dejando de
ser socio para transformarse en un acreedor de su participación societaria.
Debe ser con causa justificada;

c) Aportes:
Sumatoria de los aportes constituye el capital social. El capital social es el pasivo, es la deuda
de la sociedad con los accionistas/socios.
 En las sociedades personalistas, donde la responsabilidad del socio es amplia. Si tomo una
sociedad colectiva la responsabilidad del socio es solidaria (teniendo varios deudores
puedo ir contra cualquiera de ellos por el total de la deuda/ cada uno responde por el todo
y si pago más que lo que aporte tengo acción de repetición o regreso contra los restantes
socios), subsidiaria (primero el acreedor social debe ir contra los bienes de la sociedad y si
fueren insuficientes o no existieren puede agredir el patrimonio del socio) e ilimitada
(socio va a responder no solamente con el aporte sino que con su propio patrimonio por
las obligaciones de la sociedad). En sociedades donde frente a las obligaciones que la
propia sociedad contrae tengo como garantía el patrimonio personal de los socios, la ley
permite un aporte más flexible, se puede aportar obligaciones de dar, de hacer, etc. No se
permite en la SRL o SA;
 SA y SRL la responsabilidad del socio se limita al aporte realizado. Aportes deben ser
obligaciones de dar, bienes susceptibles de ejecución forzada (generalmente dinero o
bienes registrables) y en propiedad (transferencia dominial entre el socio y la sociedad);
 Debe haber proporción entre el objeto y el capital (para pedir crédito el banco mira el
estatuto).

d) Tipicidad:
Art. 1: “(…) Conforme con uno de los tipos previstos por la ley”. Brinda seguridad jurídica al
negocio.
Antes: art. 17 decía “atipicidad: omisión de requisitos esenciales, es nula la constitución de una
sociedad de los tipos no autorizados por la ley, omisión de requisitos esencial no tipificantes
hacen nulo el contrato” Si el vicio afecta recaudo esencial tipificante la sociedad es nula de
nulidad absoluta (ej: querer constituir SA en cuotas en vez de acciones).
Hoy: art. 17. — Las sociedades previstas en el Capítulo II de esta ley no pueden omitir
requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal. En
caso de infracción a estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su
tipo y queda regida por lo dispuesto en la Sección IV de este Capítulo.
Si se afectan los elementos esenciales no es sociedad nula de nulidad absoluta.
No hay más nulidades por atipicidad como preveía el anterior 17, dejó de ser un principio
rector como era antes.

e) Affectio societario:
No se ve plasmado en la ley de sociedades. Se lo considera un elemento específico porque es
la voluntad de asociarse que esgrime el socio, de participar en la obtención del fin de lucro
arriesgando a través de los aportes que lleva a cabo y, como dice la doctrina, sin que exista
entre los socios una preponderancia del uno sobre el otro. Los socios están en un pie de
igualdad independientemente de que uno tenga mayor participación accionaria que otro,
tienen el mismo rango.
Voluntad de estar unido con el otro con el objeto de alcanzar un fin de lucro común,
mostrarme como socio, como que tengo decisión dentro del ámbito societario; en un pie de
igualdad. Voluntad asociativa

7) LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA

Persona jurídica: art. 141: Todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere
aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los
fines de su creación.
 Atribución de la personalidad genera para la persona jurídica una esfera de capacidad
operativa propia, personalidad que conlleva la diferenciación patrimonial entre persona
jurídica y los integrantes / socios.
 Es un derecho que protege no sólo el patrimonio, sino que hace legítimos los intereses de
quienes se vinculan con la persona jurídica, por lo que no puede ser utilizada en contra de
los superiores intereses de la sociedad donde se desarrolla y de los terceros que contraten
con ella.
 Redacción con ánimo de abarcar civil y comercial. Pone en una misma definición una
asociación, una sociedad civil, etc… que no tienen nada que ver.

Sociedades son personas jurídicas privadas (art. 148) cuya existencia comienza desde su
constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto algunos casos que se
requiere autorización estatal previa (ej: bancos).

Capacidad:
Parecería que está medida por el objeto, tengo capacidad para realizar los actos dentro de mi
objeto y el cumplimiento de mis fines. Pero la capacidad se tiene o se deja de tener, o se es
incapaz o se es capaz y la misma no tiene un límite.

Art. 58 de la LGS.- El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por


disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que
no sean notoriamente extraños al objeto social.
 El único límite que se pone son los actos notoriamente extraños al objeto y por disposición
expresa.
 La doctrina ultra vires dice que la sociedad solo tiene capacidad para realizar actos
atinentes a su objeto, lo que no esté escrito no tengo capacidad para realizarlos. Nuestra
ley no adopta la doctrina de ultra vires, la capacidad para realizar actos es plena, incluye
actos del objeto y actos que no sean del mismo (Ej: si mi objeto es exportar algo de otro
lado y hacer un producto, en caso de solo tener capacidad para esto, no podría realizar
otros actos como por ej. comprar maquinaria, en cambio al tener capacidad amplia, puedo
realizar actos que no estén estrictamente relacionados con el objeto).
 No se dice que la sociedad no tiene capacidad para realizar los actos notoriamente
extraños a su objeto, puede realizarlos porque tiene capacidad pero no obliga a la
sociedad por esos actos. No es nulo el acto porque la capacidad para realizarlo la tengo. Lo
único que produce el realizar actos notoriamente extraños al objeto es un desplazamiento
de la responsabilidad de la sociedad hacia la persona que contrató en nombre de la
sociedad (rep. legal o administradores), el acto puede realizarse porque la capacidad es
plena. El objeto no marca un límite a la capacidad de la sociedad y el art. 141 del CCyC
parecería decir erróneamente lo contrario.
 Si se perjudica al tercero el que responde es el que contrató y no la sociedad, se desplaza
la responsabilidad hacía el administrador.

3 categorías de actos:
 Actos del objeto y adyacentes al objeto;
 Actos que hacen que se logre el objeto;
 Actos NOTORIAMENTE extraños al objeto: que no tienen nada que ver. Ejemplo: una
empresa que importa bananas, que quiera comprar y vender celulares. La sociedad TIENE
capacidad para hacerlos, pero son notoriamente extraños al objeto social, la consecuencia
que traen es que por más que pueda hacerlo, es un desplazamiento de responsabilidad de
la sociedad hacia la persona que contrato en nombre de la sociedad o el administrador. El
artículo dice que la sociedad responde por el acto siempre que no sea notoriamente
extraño al objeto. Los actos PUEDEN realizarse porque la capacidad es plena; lo que dice la
ley contradice la afirmación de que el objeto marca un límite a la capacidad. Es una regla
en protección del tercero que contrata con la sociedad. No hay un límite a la capacidad
impuesto por el objeto social, solo hay, en caso de perjuicio a un tercero por haber
realizado un acto notoriamente extraño, un desplazamiento de la imputabilidad del acto,
de la sociedad hacia el representante o la persona con la que se contrató.
Los actos notoriamente extraños al objeto de la sociedad son inimputables a la sociedad
(pero no porque no tenga capacidad para hacerlos).

Sociedad: persona jurídica, sujeto de derecho con el alcance previsto en la ley (art. 2). Es un
contrato, que puede no serlo (si es uni-personal porque es un acto unilateral); plurilateral de
organización del cual nace una persona jurídica.
El reconocimiento de personalidad es una mera atribución del legislador. En el caso de las
personas jurídicas, el legislador determina en qué casos hay una persona jurídica y en cuáles
no. Por eso la persona jurídica no es natural, es una pura creación del legislador, una categoría
que da a su arbitrio.
Realidad jurídica (no es ficción porque existe y tampoco es una realidad física como somos las
personas humanas) que la ley reconoce como medio técnico para que todo grupo de
individuos pueda realizar el fin licito que se propone (el que el legislador consideró como
conveniente para el estado). Mero recurso técnico que me da el legislador para que el negocio
este incentivado, funcione bien y se realice, donde se hace una cosa distinta no te otorgan la
personalidad jurídica
Cuando el legislador da personalidad jurídica, lo hace atendiendo a razones de interés del
desarrollo del estado. Si el legislador no lo considera así, le quita personalidad jurídica. Todas
las prerrogativas de la personalidad jurídica ceden ante la inactividad del ente que no esté
acorde a los intereses del legislador. Si no se lleva adelante aquello para lo cual el legislador
otorgó personalidad jurídica, se está incumpliendo y el Estado puede quitar la personalidad
jurídica. Si se usa la sociedad para maniobras que no son las que el legislador tuvo en miras, la
personalidad jurídica se cae.
No se necesitaba el art. 54 ter, aunque fue útil, porque sin que estuviera, ya antes del 83 se
podía caer la personalidad porque no se la utilizada acorde a lo que el legislador la había
otorgado. No era necesario.
La personalidad jurídica viene a encarnar el derecho constitucional de asociarse con fines útiles
y forma de ejercer libremente una actividad económica.

Nombre:
Artículo 151: La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el
aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe
aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.
El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto
de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes
o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.
No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas
costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. La inclusión en el
nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de
éstas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del
uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.
Nombre social: género
Razón social: especie.
 Razón social: es un tipo de nombre social que se forma con el nombre de uno, varios o
todos los socios. Denota la responsabilidad ilimitada de las personas físicas cuyo nombre
figura en la razón social. Entonces solo tiene lugar en sociedades colectivas, comandita
simple, ya que la responsabilidad es ilimitada. En sociedades con responsabilidad limitada
-SRL, SA-, que haya el nombre de un socio como denominación de la sociedad, no puede
ser nunca razón social ni indica que ese socio responde ilimitadamente, esas sociedades no
aceptan socios con responsabilidad ilimitada.
 Denominación: nombre de fantasía - ej: el mosquito sociedad colectiva. No denota
responsabilidad de ninguna persona en particular. No siempre el nombre de un socio
implica que hay una razón social porque también el nombre de un socio puede ser la
denominación social

Domicilio y sede social:


Artículo 152: El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización
que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o
sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la
ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del
estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano
de administración.
 Requisito esencial, toda sociedad debe tener domicilio.
 Cuando se exige el domicilio, la ley refiere a jurisdicción en la cual la sociedad lleva
adelante sus actos, donde va a operar. La calle, número y piso entran dentro de otro
concepto que es la sede social que es el lugar donde funciona la administración. Entonces
el domicilio es la ciudad de buenos aires, o provincia de Neuquén y sólo si nos mudamos
de provincia debe ser modificado el contrato.
 Tipos de domicilio:
- Domicilio legal: el que la ley me atribuye;
- Domicilio real: en el que estoy;
- Domicilio procesal: el que se debe constituir en un proceso. NO es el domicilio legal
porque no lo atribuye la ley.
- Domicilio fiscal: el que se da frente al fisco. Hasta que no se cambia sigue surtiendo
efectos.
La sede social es un domicilio legal. Tienen efecto y son válidas todas las notificaciones
que se realicen en ese domicilio (como el domicilio fiscal).
 Según el plenario Quilpe, el domicilio alude a jurisdicción. Sede social engloba calle,
número, piso, oficina; cuando me mudo de sede social no me mudo de domicilio ya que el
concepto de domicilio es la jurisdicción y si no cambio jurisdicción no tengo que cambiar
domicilio. A veces igualmente hay que modificarlo igual porque si cuando pongo en la
cláusula de domicilio dentro del contrato y pongo “tiene domicilio en bs as, calle Lavalle
1235” se está metiendo la sede social dentro de domicilio entonces si me mudo voy a
tener que modificar el contrato. Para solucionar esto, se debería poner en el contrato en
otra parte distinta a la del domicilio que “actualmente los socios fijan la sede social en…”.
 Sede inscripta reviste carácter de domicilio legal en los términos del art. 74 del C.C. y C., y
por lo tanto ése será el lugar donde la ley presume -sin admitir prueba en contrario- que la
persona jurídica reside para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones. El art. 153 del C.C. y C. presume entonces como válidas y vinculantes las
notificaciones efectuadas en dicho lugar

Objeto:
Art. 156: debe ser preciso y determinado. Persona jurídica tiene un límite a su capacidad, y
éste está determinado por su objeto, una suerte de intra vires.

Patrimonio:
Art. 154: PSJ debe tener un patrimonio. La persona jurídica en formación puede inscribir
preventivamente a su nombre los bienes registrables.

Duración:
Art. 155: De la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto
dispongan lo contrario.
 En el supuesto de que se prevea un plazo de duración el mismo puede ser prorrogado.
Art.165.- El plazo determinado de duración de las personas jurídicas puede ser prorrogado.
Se requiere: a) decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o
estatutaria; b) presentación ante la autoridad de contralor que corresponda, antes del
vencimiento del plazo.
 Para el supuesto de que hubiera vencido el plazo de duración y hubiere interés en la
continuidad operativa de la persona jurídica, el art. 166 prevé la reconducción: La persona
jurídica puede ser reconducida mientras no haya concluido su liquidación, por decisión de
sus miembros adoptada por unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el estatuto,
siempre que la causa de su disolución pueda quedar removida por decisión de los
miembros o en virtud de la ley.

8) DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

Inoponibilidad de la personalidad jurídica:


Art. 54 LGS: “La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extra societarios
constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar
derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la
hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.”
Entonces, frente a supuestos excepcionales, voy a poder correr el velo societario y atacar
directamente la figura del socio /controlante. Siempre con criterio restrictivo porque la ley
precisa la vigencia del ente societario
La desestimación judicial de la personalidad jurídica constituye un remedio a aplicar cuando la
sociedad ha sido creada o utilizada para cometer actos ilícitos o se ha tratado de una mera
fachada o construcción aparente para disimular el actual personal de una o más personas

La aplicación de la inoponibilidad de la personalidad jurídica regulada en el art. 54 requiere:


a) Una sociedad regularmente constituida, con objeto y actividad lícita;
b) Un socio o controlante que sin violentar formalmente la ley, hacen un uso abusivo o
fraudulento del sujeto de derecho, mediante:
i. La consecución de fines extra societarios o;
ii. utilizando la persona jurídica como un mero recurso para violar la ley o el orden público,
o violar los derechos de terceros

Diferencia entre nulidad, inexistencia del acto e inoponibilidad:


Inexistencia: un acto que se considera que nunca existió, como un contrato que carece de la
firma de la parte. El acto inexistente no es ratificable. Cuando carece de alguno de los recaudos
que debe tener para cumplir sus efectos.
Nulidad: no produce efectos para nadie.
Inoponible: es válido para determinadas personas y no lo es para otras.
Art. 54: INOPONIBILIDAD. La figura es la utilización del recurso técnico que brinda la ley para
hacer negocios con fines que no son societarios. Persecución de actos extra societarios.

Fallo Morro:
Se utiliza persona societaria, padre con varios hijos disgustado con uno, utiliza sociedad
haciendo aporte con inmueble que era prácticamente todo su patrimonio y lo administraba
como unipersonal, para sacar ese bien de su patrimonio y al momento del fallecimiento, ese
hijo que había quedado excluido de la figura societaria, su participación en la herencia fuera
nula. Vinculado con el problema de la legítima sucesoria, parte indisponible, que pese a que el
causante escriba en contrario, no tiene valor. Los otros socios entran sin aporte, se simula un
aporte. Al momento del fallecimiento, en el acervo entran solo sus acciones, parte se la
llevaron sus hijos en vida participantes de la sociedad. Juez interpreta que en realidad había un
condominio y que la figura societaria fue usada en violación de los derechos de un hijo y se
entendió que la constitución de la sociedad es inoponible al socio, se sacó del acervo societario
el inmueble, se lo colaciono en la sucesión y se hizo una repartija conforme lo provee la ley. Se
utilizó la figura societaria en desmedro de los derechos de un hijo.

Fallo Astesiano:
Conflicto entre el derecho sucesorio y el societario. Se utilizó la figura societaria para que a
través de ese legado renovable jamás llegara a cabeza del heredero que quedó fuera la
participación que le correspondía.

Fallo Palomenque:
Corte dice que las cuestiones vinculadas con trabajadores en negro o contrataciones
irregulares no encuadraban en el régimen de desestimación del art. 54 porque en el supuesto
caso de que estuviere contratando empleados en negro o de manera irregular, el responsable
es el administrador (art. 274 y siguientes / 59) porque es el órgano que se ocupa de contratar a
la gente y porque los arts. le fijan un estándar profesional más alto, responsabilidad
profesional.

9) ESTADO DE SOCIO

Socios: 
Son aquellos que tienen intención y voluntad de constituir una sociedad y  participan de la
celebración del contrato de sociedad con el fin último de lucro (participación en las utilidades)
concretando su calidad como tal con el aporte y teniendo como contrapartida el riesgo
inherente a la actividad empresarial derivada de la conformación de la sociedad y la operatoria
tendiente al logro del objeto acordado y perseguido.  La participación del socio en el contrato
implica una posición jurídica que conlleva un cúmulo de derechos y obligaciones, posición que
muchos autores califican como estado de socio.
Desde qué momento adquieren el estado como socio:
En general es desde el otorgamiento del consentimiento que no necesariamente coincide con
la instrumentación.
Se puede pactar que el inicio de la relación de socios sea con la firma del contrato, depende de
lo que acuerden.
 Desde que los socios aportan el capital;
 La calidad de socios se acredita en principio con el contrato social en la mayoría de los
tipos societarios, con el contrato de cesión de partes o cuotas inscripto o bien con la
exhibición de las acciones o un certificado de estas (certificado de titularidad o depósito de
las mismas en una entidad bancaria). Nada obsta que la calidad de tal se acredite por otros
medios probatorios.

¿Qué es tener estado de socio? ¿Qué confiere?


 Obligaciones: principal obligación es el aporte porque la sumatoria constituye el capital
social, aporte posiciona al socio frente a la sociedad porque confiere derechos económicos
(beneficios y pérdidas) y derechos políticos (facultad de los socios de tomar las decisiones
dentro de la esfera del órgano de gobierno). El aporte de capital tiene proporción con el
capital en su totalidad, persona humana que suscribe e integra por un 51% del paquete
accionario tiene derechos políticos que le dan la facultad de tomar decisiones como socio
mayoritario imponiendo su voluntad frente a las minorías.
 Responsabilidad: ley fija principio general, igualmente depende del tipo societario. En caso
de  responsabilidad amplia, la sentencia dictada contra la sociedad vincula a los socios, o
sea que si el tercero demanda a la sociedad, la cosa juzgada con relación a la sociedad
hace cosa juzgada con relación de los socios, doctrina mayoritaria entiende que no es
necesaria la comparecencia del socio en el proceso judicial porque la responsabilidad del
socio es de índole legal, otra parte entiende que se los debería citar porque tienen derecho
de defensa en juicio.

Socio oculto:
- Realmente siendo socio por algún motivo no figura en el contrato constitutivo.
Generalmente el oculto se vale de un socio aparente.
- Contradocumento vislumbra la realidad, pretende demostrar quién es concretamente
quien hizo el desembolso y el nombre real.
- Responsabilidad ilimitada y solidaria en la forma establecida por art. 125 que legisla acerca
de la responsabilidad de socios colectivos, en consecuencia es solidaria, subsidiaria e
ilimitada. Norma trata de evitar el engaño a terceros o el fraude a los acreedores por parte
del socio “auténtico”, que por diversos motivos no quiere aparecer como tal en el contrato
social y por lo tanto no figura en la inscripción de la sociedad.
- El socio aparente puede accionar contra el socio oculto para obligarlo a asumir las
obligaciones y responsabilidades de la sociedad. La acción prescribe en el término y plazo
general de 5 años.
- Contracara del socio aparente.

Socio aparente:
- Aquel que figurando en el contrato constitutivo en realidad no es socio, es el denominado
también como prestanombre.
- Art. 34.- Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o presta nombre y la
del socio oculto.
- Quien prestare su nombre como socio no será reputado como tal respecto de los
verdaderos socios, tenga o no parte en las ganancias de la sociedad. Ley descarta vínculo
del socio prestanombre con los verdaderos socios de la sociedad pero respecto de terceros
le adjudica las obligaciones y responsabilidades de un socio real dejando a salvo su acción
de reintegro contra los verdaderos socios para recuperar lo que pudo haber pagado a un
tercero. Ello obedece a un principio de estricta equidad, por lo que el socio aparente
hubiera beneficiado a la sociedad. Si la sociedad resultó beneficiada por el acto del socio
aparente y este responde en virtud de esa condición de socio ante terceros, no sería
equitativo que la sociedad se beneficiara sin causa.
- Si tiene apariencia de socio, frente al tercero lo es y responde de acuerdo al tipo social. Sin
perjuicio como es obligación incautada porque no es socio, tiene facultad de ir contra los
verdaderos socios por el reembolso de lo que tuvo que darle al tercero.

Socio del socio:


- No es socio, un socio real le da una participación. Solamente es un vínculo entre un tercero
y un socio, por ende el tercero no tiene ninguna vinculación directa con la sociedad. Un
socio le da participación a un tercero sobre la parte que tiene en la sociedad.  Cualquier
socio puede dar participación a terceros en lo que corresponde en ese carácter. Los
partícipes carecerán de la calidad de socios y de toda acción social.
- Art. 35.- Responsabilidades. La infracción de lo establecido en el artículo anterior, hará al
socio aparente o prestanombre y al socio oculto, responsables en forma subsidiaria,
solidaria e ilimitada de conformidad con lo establecido por el artículo 125 de esta ley.

Límites a la posibilidad o capacidad de ser socio de sociedad comercial:

a) Sociedad entre cónyuges:


Art. 27. - Los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en
la Sección IV.

b) Socios herederos menores o incapaces:


Art. 28. - En la sociedad constituida con bienes sometidos a indivisión forzosa hereditaria, los
herederos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida sólo pueden ser socios
con responsabilidad limitada. El contrato constitutivo debe ser aprobado por el juez de la
sucesión. Si existiere posibilidad de colisión de intereses entre el representante legal, el
curador o el apoyo y la persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida, se debe
designar un representante ad hoc para la celebración del contrato y para el contralor de la
administración de la sociedad si fuere ejercida por aquél.
Ej: Indivisión forzosa hereditaria: tengo 3 hijos y una sociedad y tengo miedo de morir y que
uno de ellos quiera pedir su parte y disolver la sociedad, constituyo indivisión forzosa por 5
años
Art. 29: Sin perjuicio de la transformación de la sociedad en una de tipo autorizado, la
infracción al artículo 28 hace solidaria e ilimitadamente responsables al representante, al
curador y al apoyo de la persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida y a los
consocios plenamente capaces, por los daños y perjuicios causados a la persona menor de
edad, incapaz o con capacidad restringida.

10) NULIDADES SOCIETARIAS

Nulidad: sanción que el régimen jurídico impone respecto de un acto jurídico, por adolecer
éste de un defecto congénito, de constitución; y sus efectos se retrotraen al momento de la
celebración del acto. Implica una sanción que fija el ordenamiento jurídico por violación a sus
normas, sólo puede ser establecida por la ley.
Nulidad absoluta: los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas
costumbres. Esta puede declararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es
manifiesta en el momento de dictar sentencia. No puede sanearse por la confirmación del acto
ni por la prescripción. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado,
excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho.
Nulidad relativa: los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del
interés de ciertas personas. Sólo puede decretarse a instancia de las personas en cuyo
beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha
experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la
prescripción de la acción
Inoponibilidad: actos que siendo válidos, carecen de efectos frente a terceros o a
determinados terceros.

→ La  necesidad de las nulidades societarias deviene de la naturaleza jurídica del contrato de


sociedad, que es la de ser un contrato plurilateral de organización a partir del cual nace un
nuevo sujeto de derecho, este ente se independiza de quienes lo formaron y contrata con
terceros. En razón de esto se requiere de un mecanismo de nulidades específico porque sea
cual fuera la nulidad puede afectar a terceros contratantes ajenos a los socios y la sociedad.
Entonces como primera premisa las nulidades societarias son siempre hacía el futuro, nunca
pueden tener efecto retroactivo, porque precisamente por ese ente jurídico diferente que
contrata con terceros, no se puede hacer como si el acto no existió ya que sino no se estaría
otorgando seguridad jurídica a estos terceros

Nulidad o invalidez vincular:

Art. 16 principio general - nulidad en razón del vínculo.


La nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad,
anulación o resolución del contrato, excepto que la participación o la prestación de ese socio deba
considerarse esencial, habida cuenta de las circunstancias o que se trate de socio único.
Si se trata de sociedad en comandita simple o por acciones, o de sociedad de capital e industria, el
vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías de socios hace anulable el contrato.
→ Se sienta un principio general de relatividad, estableciendo que el contrato societario no se
verá afectado en su integridad, cuando sólo afecte el vínculo de un socio y hubiera más de dos
socios. Principio de conservación de la empresa
Excepciones: supuestos en los que la invalidez vincular afecta al acto constitutivo en su
integridad:
1) Si la participación o la prestación del socio cuyo vínculo se vea afectado es considerada
esencial para la sociedad, que en tal circunstancia se vería imposibilitada de lograr el
objeto social;
2) Si se trata de una sociedad de dos socios, ya que la afectación producirá la ruptura del
principio de pluralidad que conlleva la naturaleza de este contrato;
3) Si el vicio afecta la voluntad de los socios a quienes pertenezca la mayoría del capital.

Nulidad o invalidez formal


Art. 17 - nulidad en razón del tipo:
Las sociedades previstas en el Capítulo II de esta ley no pueden omitir requisitos esenciales
tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal.
En caso de infracción a estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su
tipo y queda regida por lo dispuesto en la Sección IV de este Capítulo.
→ Aunque el vicio afecte un recaudo esencial tipificante o no tipificante, la sociedad no alcanza
los beneficios del tipo, pero el vicio que afecta al recaudo esencial tipificante ya no acarrea
nulidad absoluta como hacía con el anterior art. 17, y la sociedad queda regida conforme a lo
dispuesto por la sección 4ta (sociedades irregulares, de hecho, civiles con objeto empresario,
nulas y anulables). Entonces con la reforma, ya no hay más nulidad absoluta por atipicidad,
queda sin efecto la nulidad formal absoluta por la constitución de una sociedad de tipo no
autorizado.
Supuestos de invalidez o nulidad formal:
 Las estipulaciones leoninas o nulas del art. 13 de la LGS cuya invalidez no afecta el contrato
social en su integridad
 Toda cláusula que afecte el derecho de receso (art. 245)

Nulidad o invalidez en razón del objeto social (3 supuestos):

Art. 18. - Sociedad de objeto ilícito: las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad
absoluta.
Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin que éstos
puedan oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad, ni aún para
demandar a terceros o para reclamar la restitución de los aportes, la división de ganancias o la
contribución a las pérdidas.
Declarada la nulidad, se procederá la liquidación por quien designe el juez.
Realizado el activo y cancelado el pasivo social y los perjuicios causados, el remanente ingresará al
patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva.
Los socios, los administradores y quienes actúen como tales en la gestión social responderán
ilimitada y solidariamente por el pasivo, social y los perjuicios causados.
→ No tiene aplicación práctica porque bajo ningún concepto el órgano de contralor inscribiría
una sociedad con objeto ilícito, ej: sociedad para la comercialización de cocaína.

Art. 19. - Sociedad de objeto lícito con actividad ilícita: cuando la sociedad de objeto lícito realizare
actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio,
aplicándose las normas dispuestas en el artículo 18. Los socios que acrediten su buena fe
quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos 3ro. y 4to. del artículo anterior.
→ Cuando se constituye una actividad como pantalla para desarrollar otra actividad ilícita. La
diferencia con el art. 18 radica en los socios de buena fe, ya que si estos acreditan su
desconocimiento de las actividades ilícitas, tienen la posibilidad/derecho al remanente de
liquidación en proporción a sus aportes o su parte social, y mantendrán la responsabilidad
propia del tipo societario que se trate (art. 94 causales de disolución).
→ No se sanciona con “nulidad” del contrato de sociedad, sino que se produce su resolución
habida cuenta que la sanción es de “disolución y liquidación” del sujeto de derecho

Art. 20.- Sociedad con objeto prohibido en razón del tipo: las sociedades que tengan un objeto
prohibido en razón del tipo, son nulas de nulidad absoluta. Se les aplicará el artículo 18, excepto en
cuanto a la distribución del remanente la liquidación, que se ajustará a lo dispuesto en la Sección
XIII.
→ Ej: compañías de seguro deben ser SA o S. Cooperativas / Bancos deben ser SA, si quiero
constituir uno como SRL sería una sociedad con objeto prohibido en razón del tipo

11) SOCIEDADES NO CONSTITUIDAS REGULARMENTE

Concepto:
Son aquellas en las que dos o más personas convienen en constituir con sus aportes una
sociedad para la explotación común de un negocio, llevando a la práctica la actividad común,
sin cumplir con todas las formalidades legales o dejando a éstas sin concluir

A) LEGISLACIÓN DE 1972:
Regulaba las sociedades de hecho y las irregulares. Esto se fundamentaba diciendo que eran
“fenómeno que existe en los hechos y que hay que darle determinado marco, no porque sean
una alternativa más sino porque es un fenómeno que existe y se debe legislar al respecto”
a) Irregulares: aquellas que adolecen de un vicio de forma, principalmente el hecho de no
haber arribado al estadio de la inscripción. Durante de la tramitación del íter puede
haber abandono temporario (estamos frente a una sociedad en formación) o uno
definitivo (sociedad irregular). Instrumentadas bajo uno de los tipos regulados en la parte
especial de la ley, pero que no cumplen integralmente con los recaudos de publicidad y
registración propios.
b) Sociedad de hecho: es en los hechos, no registrada ni instrumentada.
→ Se querían sociedades regularmente constituidas, para dar seguridad al negocio, para que
los socios elijan el ropaje jurídico, dando así seguridad al tercero contratante. Pero ocurría que
habían una cantidad de sociedades que no se adaptaban al tipo y que el legislador no podía
darle la espalda, entonces las trató en los artículos con gran disfavor para desalentar su
existencia misma, de allí que se las condenara -en caso de conflicto interno societario- a la
disolución y liquidación, pues no se reconocía la oponibilidad del acuerdo societario irregular
frente a terceros ni frente a la sociedad ni entre socios (se podía solicitar su disolución en
cualquier momento).
→ Regularidad da el beneficio pleno de la ley.
→ Antes de la reforma del ’83 en este tipo de sociedades los socios tenían responsabilidad
solidaria, ilimitada y directa, el tercero contratante podía ejecutar directamente los bienes de
los socios sin pasar primero por los de la sociedad. Además, la personalidad era precaria
(porque cualquiera de los socios en cualquier momento podía pedir la disolución y liquidación)
y limitada (porque la sociedad no podía ser titular de bienes registrables).

B) REFORMA DE 1983 (ley 22.203):  


Se suaviza un poco la ley y se incorpora el mecanismo de la regularización (art. 22 anterior a la
reforma del nuevo código), manteniéndose la responsabilidad anterior para no perjudicar los
derechos adquiridos de los acreedores. Hay regularización directa e indirecta y regularizar
significaba que el ente adopte uno de los tipos previstos por la ley y termine con su iter
constitutivo. Además, si uno de los socios pedía la disolución, los restantes consocios podían
anteponer la regularización ante el pedido de disolución.

C) REFORMA DEL CC y C EN 2015:


- Modifica sustancialmente esta sección reformando todo sus artículos;
- No hay más nulidad por atipicidad, las sociedades civiles van a parar en la sección IV y deben
ser civiles con objeto empresario (aunque algunos autores discuten si las civiles entran en esta
sección o no);
- No hay más sociedades nulas o anulables, el art. 17 las remite a esta sección;
- Están comprendidas en esta sección: las sociedades que no se constituyan dentro de los tipos
regulados, las que omitan requisitos esenciales no tipificantes, las sociedades de hecho
(algunos autores como Vítolo) lo discuten), las sociedades irregulares (las que omiten la
publicación o registración), las ex sociedades civiles;
- Hoy son sujetos de derecho con personalidad jurídica desde el momento de su constitución o
del acuerdo que les da nacimiento (arts. 142 y 143 c.c. y c.).
- No hay nada referente a los plazos de prescripción entre socios, por ende se aplican el plazo
genérico (5 años).
Art. 21.- La sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del Capítulo II, que omita
requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo
dispuesto por esta Sección.
→ Ley no menciona nada de las sociedades de hecho pero se interpreta como que no cumplen
con los requisitos, ya que la ley dice que el contrato social debe ser instrumentado por escrito.
Entonces entran dentro de este artículo las sociedades de hecho, las irregulares, las sociedades
civiles con objeto empresario;
→ Soc. civ. con objeto empresario: ccyc deroga el capítulo de la sociedad civil y no esta
reproducido en ningún otro artículo, entonces la doctrina interpreta que las sociedades civiles
con objeto empresario -por el hecho de que nos sujetamos a las pautas del art. 1- están
incluidas como dentro de la sección IV.

Art. 22.- El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es oponible a los terceros sólo si se
prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la
relación obligatoria y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y
los administradores.
→ Antes el contrato ni siquiera era oponible entre los socios, hoy sí lo es.
→ Con respecto a los terceros, el contrato es oponible (oponibilidad de las cláusulas del
contrato) en la medida en que el tercero se haya anoticiado de ese contrato, en la medida que
tomara conocimiento (difícil de probar, ¿qué hago? abrocho el contrato con la factura social).

Art. 23.- Las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen
sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios.
En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el
contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros
la conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica.
Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el Registro su existencia y las
facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus
socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma
autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la
proporción en que participan los socios en tal sociedad.
La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba.

→ Legisla acerca de los órganos de la sociedad de las sociedades informales, cosa que no
ocurría antes, no había ningún tipo de distinción.
→ Antes estas sociedades no podían tener a su nombre bienes registrables. Ahora la sociedad
informal puede inscribir bienes a su nombre lo que requiere de un acto orgánico interno con
conformidad de los socios, el instrumento debe ser privado con firma certificada o
instrumento público/escritura pública y para inscribir el acto debo ir al registro y consignar la
proporción que tiene cada uno de los socios en la participación societaria. Si bien un inmueble
está en cabeza de la sociedad, debo indicar la proporción que tiene cada uno de los socios en
la participación societaria.

Art. 24.- Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y
por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción,
resulten:
1) de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones;
2) de una estipulación del contrato social, en los términos del artículo 22;
3) de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de
cumplir requisitos sustanciales o formales.

→ En materia de responsabilidad cambia mucho, antes y hasta la reforma, la responsabilidad


era solidaria ilimitada y directa (no había beneficio de exclusión). Ahora los socios responden
frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados (cada uno responde por su
aporte) y por partes iguales (si tengo 4 personas, cada uno responde por 25%), esta es la regla
(suaviza la responsabilidad) pero hay tres excepciones dispuestas en la ley.
1) Esto es que se haya pactado tal tipo de responsabilidad solidaria con la sociedad o entre
los socios partícipes, en el acuerdo o contrato con el tercero que da pie a la acción;
2) Que surja de una estipulación del contrato social en el que se hubiera pactado una
responsabilidad distinta y los terceros en acción contra la sociedad, los socios y
administradores, así lo plantean de conformidad con lo expresado en el art. 22;
3) De las reglas aplicables al tipo adoptado (o sea una sociedad que no cumplió con requisitos
no tipificantes) y respecto del cual dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales.

Art. 25.- En el caso de sociedades incluidas en esta Sección, la omisión de requisitos esenciales,
tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido o la
omisión de cumplimiento de requisitos formales, pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o
de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de la duración previsto en el contrato. A falta de
acuerdo unánime de los socios, la subsanación puede ser ordenada judicialmente en
procedimiento sumarísimo. En caso necesario, el juez puede suplir la falta de acuerdo, sin imponer
mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan.
El socio disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los 10 días de quedar firme la
decisión judicial, en los términos del artículo 92.
Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación
escrita del pacto de duración, notificando fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus
efectos se producirán de pleno derecho entre los socios a los 90 días de la última notificación.
Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deben pagar a los salientes su parte social.
La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley.

→ La ley antes no hacía referencia a ningún plazo porque el contrato ni siquiera era oponible
entre los socios. Si hubiéramos puesto un plazo de duración, los vicios pueden subsanarse
dentro del mismo.
→ Se impone a los jueces la posibilidad de subsanar un ente informal, ¿cómo lo hace el juez
dentro de un juicio sumarísimo, que parámetros sigue?. Se mete al órgano jurisdiccional en un
ente privado.
→ Se puede ejercer el derecho de receso: si no está de acuerdo con la subsanación. El receso
es la facultad que tienen los socios frente a facultades excepcionales de retirarse, mandas CD
para dejar de ser socio.
→ Resultado de la subsanación judicial: que se transforme en una sociedad regular, la
regulariza.
 Subsanación directa: A pedido de la sociedad o de los socios en la medida que exista un
plazo de duración pactado en el contrato societario. Debe ser de manera unánime
entre los socios;
 Subsanación indirecta: por vía judicial, en caso de no existir acuerdo unánime entre los
socios;
 Subsanación no procederá: cuando la sociedad no constituida regularmente omitiera
en su contrato constitutivo el plazo de duración;
 Disolución - liquidación: cualquiera puede provocar la disolución del ente. Si hay pacto
de duración, frente al pedido de disolución lo opones y la mantenes viva.  

Contabilidad legal y estados contables:


→ Deben llevar contabilidad legal y presentar los estados contables anuales, como cualquier
sociedad regular;
→ Art. 320.- Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y
quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o
establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.

12) DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIDAD

→ El C.C. y C. impone a todas las personas jurídicas el deber de llevar contabilidad. Lo que en
las personas físicas o sociedades de personas se denomina “rendición de cuentas”, en las
sociedades de capital se denomina contabilidad, que implica presentar balances, estados
contables, etc. Respecto de los cuales los socios votan.
→ Fundamento: manejar la rendición de cuentas.
→ El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las
correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación.

Contabilidad:
 Sirve a la propia empresa para saber su rendimiento (ganancias, pérdidas, etc.). Es la mejor
manera que tienen los socios de saber si la empresa está generando ganancias o pérdidas.
 También sirve a los terceros que contratan con la sociedad para saber, por ejemplo, los
recaudos que deben tomar. Por ejemplo, un Banco para extender un crédito a una
sociedad le pide los balances para tener certeza de la ganancialidad de la misma.
 El Fisco es el principal interesado en la contabilidad de las sociedades. Solicita estados
contables para controlar si están pagando los impuestos acorde a la ganancia de la
empresa.

Aplicación:
Las sociedades deberán hacer constar en sus balances de ejercicio la fecha en que se cumple el
plazo de duración.
Las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance los $50 millones y las
sociedades por acciones deberán presentar estados contables anuales.
Sin perjuicio de ello, las sociedades controlantes deberán presentar como información
complementaria, estados contables anuales consolidados, confeccionados, con arreglo a los
principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas que establezca la autoridad
de contralor.

Principio general:
Cuando los montos involucrados sean de significancia relativa, a los efectos de una apropiada
interpretación, serán incluidos en rubros de conceptos diversos. Con el mismo criterio de
existiesen partidas no enunciadas específicamente, pero de significación relativa, deberán
mostrarse por separado.
La Comisión Nacional de Valores, otras autoridades de contralor y las bolsas, podrán exigir a
las sociedades incluidas en el artículo 299, la presentación de un estado de origen y aplicación
de fondos por el ejercicio terminado, y otros documentos de análisis de los estados contables.
Entiéndese por fondos el activo corriente, menos el pasivo corriente.

Balance:
Debe incluir:
 En el activo:
a) El dinero en efectivo en caja y Bancos, otros valores caracterizados por similares
principios de liquidez, certeza y efectividad, y la moneda extranjera;
b) Los créditos provenientes de las actividades sociales. Por separado se indicarán los
créditos con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los que sean litigiosos y
cualquier otro crédito.
Cuando corresponda se deducirán las previsiones por créditos de dudoso cobro y por
descuentos y bonificaciones;
c) Los bienes de cambio, agrupados de acuerdo con las actividades de la sociedad, se
indicarán separadamente las existencias de materias primas, productos en proceso de
elaboración y terminados, mercaderías de reventa y los rubros requeridos por la
naturaleza de la actividad social;
d) Las inversiones en título de la deuda pública, en acciones y en debentures, con
distinción de los que sean cotizados en bolsa, las efectuadas en sociedades controlantes,
controladas o vinculadas, otras participaciones y cualquier otra inversión ajena a la
explotación de la sociedad.
Cuando corresponda se deducirá la previsión para quebrantos o desvalorizaciones;
e) Los bienes de uso, con indicación de sus amortizaciones acumuladas;
f) Los bienes inmateriales, por su costo con indicación de sus amortizaciones acumuladas;
g) Los gastos y cargas que se devenguen en futuros ejercicios o se afecten a éstos,
deduciendo en este último caso las amortizaciones acumuladas que correspondan;
h) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido como activo.
 En el pasivo:
1.
a) Las deudas indicándose separadamente las comerciales, las bancarias, las financieras,
las existentes con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los debentures
omitidos por la sociedad; por la sociedad, los dividendos a pagar y las deudas a organismos
de previsión social y de recaudación fiscal.
Asimismo se mostrarán otros pasivos devengados que corresponda calcular;
b) Las previsiones por eventualidades que se consideren susceptibles de concretarse en
obligaciones de la sociedad;
c) Todo otro rubro que por su naturaleza represente un pasivo hacia terceros;
d) Las rentas percibidas por adelantado y los ingresos cuya realización corresponda a
futuros ejercicios;
2.
a) El capital social, con distinción en su caso, de las acciones ordinarias y de otras clases y
los supuestos del artículo 220;
b) Las reservas legales contractuales o estatutarias, voluntarias y las provenientes de
revaluaciones y de primas de emisión;
c) Las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso, para deducir, las pérdidas;
d) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido en las cuentas de
capital pasivas y resultados;
3. Los bienes en depósito, los avales y garantías, documentos descontados y toda otra
cuenta de orden;
4. De la presentación en general:
a) La información deberá agruparse de modo que sea posible distinguir y totalizar el activo
corriente del activo no corriente, y el pasivo corriente del pasivo no corriente. Se entiende
por corriente todo activo o pasivo cuyo vencimiento o realización, se producirá dentro de
los doce (12) meses a partir de la fecha del balance general, salvo que las circunstancias
aconsejen otra base para tal distinción;
b) Los derechos y obligaciones deberán mostrarse indicándose si son documentados, con
garantía real u otras;
c) El activo y el pasivo en moneda extranjera, deberán mostrarse por separado en los
rubros que correspondan;
d) No podrán compensarse las distintas partidas entre sí.

Estado de resultados:
El estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio deberá exponer:
1.
a) El producido de las ventas o servicios, agrupado por tipo de actividad. De cada total se
deducirá el costo de las mercaderías o productos vendidos o servicios prestados, con el fin de
determinar el resultado;
b) Los gastos ordinarios de administración, de comercialización, de financiación y otro que
corresponda cargar al ejercicio, debiendo hacerse constar, especialmente los montos de:
i. Retribuciones de administradores, directores y síndicos;
ii. Otros honorarios y retribuciones por servicios;
iii. Sueldos y jornales y las contribuciones sociales respectivas;
iv. Gastos de estudios e investigaciones;
v. Regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos similares;
vi. Los gastos por publicidad y propaganda;
vii. Los impuestos, tasas y contribuciones, mostrándose por separado los intereses, multas y
recargos;
viii. Los intereses pagados o devengados indicándose por separado los provenientes por
deudas con proveedores, bancos o instituciones financieras, sociedades controladas,
controlantes o vinculadas y otros;
ix. Las amortizaciones y previsiones.
Cuando no se haga constar algunos de estos rubros, parcial o totalmente, por formar parte de
los costos de bienes de cambio, bienes de uso u otros rubros del activo, deberá exponerse
como información del directorio o de los administradores en la memoria;
c) Las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio;
d) Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores.
El estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por separado la ganancia o
pérdida proveniente de las operaciones ordinarias y extraordinarias de la sociedad,
determinándose la ganancia o pérdida neta del ejercicio a la que se adicionará o deducirá las
derivadas de ejercicios anteriores.
No podrán compensarse las distintas partidas entre sí;
2. El estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del patrimonio
neto. En él se incluirán las causas de los cambios producidos durante el ejercicio en cada uno
de los rubros integrantes del patrimonio neto.

Memoria (S.A.):
Los administradores deberán informar en la memoria sobre el estado de la sociedad en las
distintas actividades en que se haya operado y su juicio sobre la proyección de las operaciones
y otros aspectos que se consideren necesarios para ilustrar sobre la situación presente y futura
de la sociedad. Del informe debe resultar:
1) Las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y pasivo;
2) Una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y su origen y de los
ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores, cuando fueren significativos;
3) Las razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicadas clara y
circunstanciadamente;
4) Las causas, detalladamente expuestas, por las que se propone el pago de dividendos o la
distribución de ganancias en otra forma que en efectivo;
5) Estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones;
6) Las relaciones con las sociedades controlantes, controladas o vinculadas y las variaciones
operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y deudas;
7) Los rubros y montos no mostrados en el estado de resultados por formar parte los mismos
parcial o totalmente, de los costos de bienes del activo.

Copias: Depósito.
En la sede social deben quedar copias del balance, del estado de resultados del ejercicio y del
estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y
cuadros anexos, a disposición de los socios o accionistas, con no menos de quince (15) días de
anticipación a su consideración por ellos. Cuando corresponda, también se mantendrán a su
disposición copias de la memoria del directorio o de los administradores y del informe de los
síndicos.
Dentro de los quince (15) días de su aprobación, las sociedades de responsabilidad limitada
cuyo capital alcance el importe fijado por artículo 299, inciso 2), deben remitir al Registro
Público de Comercio un ejemplar de cada uno de esos documentos. Cuando se trate de una
sociedad por acciones, se remitirá un ejemplar a la autoridad de contralor y, en su caso, del
balance consolidado.
→ Derecho de información de los socios/accionistas: es el derecho que tienen los socios de
estar informados, un derecho fundamental que da lugar a otros derechos, por ejemplo, para
poder ejercer el derecho de voto deben estar informados respecto de la contabilidad de la
empresa; lo mismo para el derecho de acrecer, de suscribir capital, etc.

Reserva legal:
Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones, deben efectuar una
reserva no menor del cinco por ciento (5 %) de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el
estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %) del capital social.
Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse ganancias
hasta su reintegro.
En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas que las legales, siempre que
las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. En las sociedades por
acciones la decisión para la constitución de estas reservas se adoptará conforme al artículo
244, última parte, cuando su monto exceda del capital y de las reservas legales: en las
sociedades de responsabilidad limitada, requiere la mayoría necesaria para la modificación del
contrato.
→ De acuerdo a la ganancia que arroje el resultado, las SA y SRL deben hacerse una reserva
legal que queda en la sociedad para reforzar el capital social. Si se usa la reserva, deben volver
a realizarla. La reserva es una prioridad de la sociedad.
→ En cualquier otro tipo de sociedad, pueden hacerse reservas “facultativas” que podrán ser
votadas.

Dividendos:
Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias
realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el
estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo en el caso previsto en el artículo
224, segundo párrafo.
Las ganancias distribuidas en violación a esta regla son repetibles, con excepción del supuesto
previsto en el artículo 225.
→ “Ganancias” en realidad implica ganancias y pérdidas. Cuando la ley dice ganancias se
refiere a “utilidad”, es decir, lo que la sociedad ganó. Es el beneficio que se encarna en la
utilidad.
La utilidad no se reparte de manera igualitaria entre los socios. Se descuentan las reservas.
→ Dividendo: porción que se reparte a cada uno de los socios conforme a la participación que
tiene.
→ Para poder dividir tiene que haber utilidades realizadas y liquidas; y arrojadas por el
balance, éste último confeccionado según la ley y aprobado por el órgano social competente.
Recién en ese momento se puede dividir. Se consideran ganancias ilegales a las que no están
en el balance confeccionado según la ley y aprobado por éste órgano. Estas deben repetirse.

Aprobación. Impugnación:
El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la adopción de
resoluciones de cualquier orden a su respecto, es irrenunciable y cualquier convención en
contrario es nula.

Ganancias: pérdidas anteriores.


Las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios
anteriores.
Cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados con un porcentaje de
ganancias, la asamblea podrá disponer en cada caso su pago aun cuando no se cubran
pérdidas anteriores.

Responsabilidad de administradores y síndicos:


La aprobación de los estados contables no implica la de la gestión de los directores,
administradores, gerentes, miembros del consejo de vigilancia o síndicos, hayan o no votado
en la respectiva decisión, ni importa la liberación de responsabilidades.

Actas:
Deberá labrarse en libro especial, con las formalidades de los libros de comercio, acta de las
deliberaciones de los órganos colegiados.
Las actas del directorio serán firmadas por los asistentes. Las actas de las asambleas de las
sociedades por acciones serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días, por el
presidente y los socios designados al efecto.

13) INTERVENCIÓN JUDICIAL

En caso de que surjan situaciones de conflicto en que ni el estatuto ni la ley dan posible vía de
solución al diferendo planteado, existe la posibilidad de que el órgano jurisdiccional
-sustituyendo la voluntad común de los socios- invada esa esfera y llegue -según los casos-
hasta desplazar al órgano natural de administración de la persona jurídica.
El espíritu de la intervención judicial que regula la ley societaria tiende entonces a tutelar la
vida y patrimonio de la sociedad en aquellos supuestos en que esos valores se encuentran
comprometidos, siendo necesaria la incursión del poder judicial en este campo de derecho
privado. El bien jurídico protegido es entonces la sociedad misma, su patrimonio, su operatoria
y mantener la posibilidad de logro del objeto social

Características:
 Provisional: es un desplazamiento transitorio del órgano de administración y mutable
 Mutable o revocable: puede alterarse en mayor o menor medida o bien dejarse sin
efecto según se alteren agravándose, disminuyendo o cesando las causas que dieron
lugar a la misma
 Excepcional: solo se habilita in extremis su procedencia
 Limitada: en cuanto al tiempo y las funciones que tendrá a su cargo el interventor
correspondiendo indicar esto al poder judicial
 Accesoria: sólo procede acompañando una petición sustantiva de remoción o disolución
de la sociedad
 Exclusivo interés de la sociedad: solo por esto se otorga y no en interés o protección del
socio peticionante, pues su finalidad es cautelar los bienes y derechos de la sociedad
frente a actos u omisiones de los administradores que pudieran comprometerlos
 Carácter restrictivo: siempre se otorga de esta manera
 Afecta sólo al órgano de administración

Art. 113.- Cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en


omisiones que la pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial como medida
cautelar con los recaudos establecidos en esta Sección, sin perjuicio de aplicar las normas
específicas para los distintos tipos de sociedad.

→ Es una medida cautelar que procede sólo ante circunstancias excepcionales, como remedio
último para normalizar la actividad de la sociedad. Tiene por objeto preservar la estructura
societaria y su normal actividad, por eso tiende a remediar las causas que ocasionaron la
irregular operatoria;
→ Dirigida contra el accionar de los administradores, cuando por acción u omisión pongan en
peligro grave el interés social, no el de los socios.

Recaudos de una medida cautelar:


Verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contra-cautela. Inaudita parte, diálogo
exclusivo entre el peticionante y el juez no habiendo contraparte, ya que el peligro en la
demora hace que si la otra parte se anoticia puede insolventarse, ausentarse, etc. Son
accesorias porque la medida cautelar viene a asegurar el cumplimiento de una acción
principal.
Cuando el juez dicta medida cautelar no está haciendo un anticipo de opinión, porque el juez
hasta el momento que dicta sentencia no puede adelantar su opinión, no puede prejuzgar
porque si no la resolución puede ser recurrida.
 Verosimilitud: juez analiza la prueba, que haya una verosimilitud entre lo que manifiesto y
la prueba que prima facie estoy ofreciendo. Que el derecho invocado tenga apariencia de
tal;
 Proteger el interés de la sociedad y no el interés individual del socio porque los socios
tienen acciones particulares para proteger su interés personal.

Requisitos de procedencia:
Art. 114.-  El peticionante acreditará su condición de socio, la existencia del peligro y su gravedad,
que agotó los recursos acordados por el contrato social y se promovió acción de remoción.
El juez apreciará la procedencia de la intervención con criterio restrictivo.

→ Gravedad, peligro en la demora y agotar la vía interna (ver que dice el estatuto y el
reglamento).
→ En caso de SA, la responsabilidad es del órgano en común porque la representación es
plural.
→ ¿Quienes pueden pedirla? En principio los socios que acrediten su condición de socio con el
contrato (salvo la SA donde la acción esta corporizada en un título). No podrán pedirla los
socios en mora (art. 37) o cuyos derechos hayan sido suspendidos (art. 91).
→ Previo debe iniciarse una demanda de remoción de los administradores ya que la medida
cautelar es accesoria. La pretensión cautelar apunta al reemplazo temporal del órgano de
administración hasta la eventual sentencia condenatoria de la remoción.
→ La intervención judicial es una intromisión del estado en un ente privado, por eso el juez
apreciará la procedencia de la intervención con criterio restrictivo. Cuestiones graves que
impactan sobre el interés social en manera directa.
→ Se debe regularizar la actividad del órgano de administración.

Art. 116.- El peticionante deberá prestar la contracautela que se fije, de acuerdo con las
circunstancias del caso, los perjuicios que la medida pueda causar a la sociedad y las costas
causídicas.
→ La contracautela tiende a asegurar a la sociedad afectada por la medida de intervención, la
efectividad de un resarcimiento de los perjuicios que eventualmente ésta le ocasionara si se
demostrara lo infundado o incausado de la misma y por ende, busca lograr el equilibrio de los
intereses en juego y la igualdad de las partes

Clases de intervención judicial que prevé la ley:


La clase de intervención que elija el juez va de más leve a más grave. El interventor judicial, sea
cual fuere de los tres, es un auxiliar de la justicia designado por el juez de un listado oficial de
interventores judiciales que puede ser un contador o un abogado y no puede tener ninguna
vinculación con la sociedad. Depende de la verosimilitud del derecho y la gravedad es a quién
se designa. Es temporal, el juez determina el plazo (el cual es renovable) y le da pautas en
general.  Los interventores no pueden tener mayores facultades que los administradores
cuestionados, y los jueces no pueden disponer de una facultad mayor a la que rige la propia
sociedad.

Art. 115.- La intervención puede consistir en la designación de un mero veedor, de uno o varios
coadministradores, o de uno o varios administradores.
El juez fijará la misión que deberán cumplir y las atribuciones que les asigne de acuerdo con sus
funciones, sin poder ser mayores que las otorgadas a los administradores por esta ley o el contrato
social. Precisará el término de la intervención, el que solo puede ser prorrogado mediante
información sumaria de su necesidad.

1) Mero veedor: es un auxiliar del juez que pasa a ser los oídos y ojos del mismo dentro de la
administración controlando y vigilando la actuación de los administradores, examinando
los libros, documentos y contratos de la sociedad en una tarea informativa del tribunal.
Control de gestión y de legalidad, participa necesariamente de todas las reuniones del
directorio y depende de la gravosidad, se pide que presente informes mensuales o
trimestrales al juez. Depende de esos informes, juez dispondrá el levantamiento o si el
problema se agrava se puede pasar a la segunda clase de intervención. Juez determina la
función que va a cumplir y el plazo.
2) Coadministrador: si la situación de la sociedad lo amerita, se puede proceder a la
designación de un coadministrador. No desplaza al órgano natural de administración pero
participa necesariamente de todas las reuniones de la administración no pudiendo esta
adoptar decisiones sin la participación del mismo (debe participar de la decisión, sino los
otros administradores no pueden tomar decisiones), se lo pone como si fuera un
administrador paralelo pero es judicial. Debe ser una situación muy grave.
3) Administrador: es la medida más grave, pues importa l sustitución total del órgano de
administración natural de la sociedad por el funcionario judicial. Este carece de vinculación
societaria, no representa a ningún socio, mayoría o minoría, siendo sólo un funcionario
auxiliar del tribunal. Tiene mayores facultades y tienen responsabilidad profesional (art.
59) pero en ningún caso las facultades del administrador judicial pueden exceder de las
otorgadas al órgano de administración normal de la sociedad. El error, negligencia o
impericia conlleva responsabilidad estatal porque es un delegado del juez. (El
administrador judicial también se inscribe para darle seguridad al tercero contratante).
→ Si en la sentencia se remueve efectivamente el administrador, los socios a través de una
asamblea ordinaria designan un nuevo administrador el cual debe ser inscripto.

Art. 117.- La resolución que dispone que la intervención es apelable al solo efecto devolutivo.
→ Cuando se concede una medida cautelar, el juez hace lugar y la parte agraviada puede
recurrirla. El juez concede el recurso con efecto devolutivo, la interposición del recurso no
suspende la medida cautelar.
→ El recurso podrá ser planteado por el o los afectados por la medida y la acción, esto es por
la sociedad y por los administradores sujetos pasivos de la acción de remoción.

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