Вы находитесь на странице: 1из 6

Договоры хранения: налицо – усложнение

Хранение-2004

Правоотношения по договору хранения регулируются главой 66 нового ГК, причем


данная глава несколько объемнее соответствующей главы 36 старого ГК. Это объясняется
расширением сферы применения и усложнением этих отношений в условиях
рыночной экономики. Наряду с общими положениями (§ 1 (ст. 936–955) главы 66),
относящимися ко всем видам хранения, а также к обязательствам по хранению по закону
(ст. 954), ГК впервые включает правила, посвященные хранению на товарном складе (§
2 (ст. 956–966) главы 66) и специальным видам хранения (§ 3 (ст. 967–978) главы 66).

Предмет договора хранения.


Сравнение с другими гражданско-правовыми договорами

В соответствии с ч. 1 ст. 936:

«По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь,


переданную ей другой стороной (поклажедателем), и вернуть ее поклажедателю
в сохранности». 

Специалисты по гражданскому законодательству считают, что предметом договора


хранения является непосредственно деятельность хранителя по обеспечению
сохранности вверенной ему вещи. Сохранение же целостности вещи и ее
потребительских свойств является целью, а не предметом договора хранения1.

(1 Гражданское право. Учебник. Часть II / Под ред.


А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М.: «Проспект»,
1997. – С. 605.) 

От договора найма (аренды) договор хранения отличается тем, что последний не


предполагает пользование вещью хранителем. Общим для этих договоров является
необходимость вернуть именно ту вещь, которая была передана нанимателю или
хранителю, а не подобную ей. Исключение предусмотрено для хранения вещей,
определенных родовыми признаками (см. ст. 941 «Хранение вещей, определенных
родовыми признаками»). Такой договор напоминает не аренду, а заем.

От займа хранение отличается тем, что по договору займа право собственности


переходит к заемщику, а согласно договору хранения хранитель не вправе осуществлять
в отношении вещи права собственника, не может распоряжаться ею, а должен ее
просто сохранять. Исключение из этого правила установлено ст. 958 «Хранение вещей,
определенных родовыми признаками, с правом распоряжения ими». Норма данной статьи
служит еще одним доказательством того, что хранение вещей, определенных родовыми
признаками, очень напоминает заем. Причем настолько, что к хранению вещей,
определенных родовыми признаками, на товарном складе по прямому указанию ГК
применяются нормы, регулирующие договор займа (см. ту же ст. 958).
Впрочем, отличие между ними, конечно же, существует. Так, целью хранения, как уже
подчеркивалось, является обеспечение сохранности вещей поклажедателя, в то время как
цель займа – удовлетворение временной потребности в определенных вещах.

Согласно ст. 978 к специальным видам договора хранения относится договор охраны.

По нашему мнению, договор хранения к договору охраны (сторожевой охраны) весьма


близок, но отождествлять их корректно не совсем. Действительно, оба договора
направлены, в сущности, на достижение одной и той же цели, а именно на обеспечение
сохранности имущества. Но эта цель достигается разными средствами: при хранении
имущество передается во владение хранителя, а при осуществлении охраны оно не
выходит из обладания собственника (другого титульного владельца), который лишь
привлекает для осуществления функций охраны специализированную организацию.

Отношения, которые при этом возникают между собственником имущества и охранной


организацией, должны регулироваться все-таки не правилами о хранении, а нормами о
предоставлении услуг, содержащимися в главе 63 ГК. Из этого проистекают и более
частные различия. Например, на хранение передается, как правило, лишь движимое
имущество, а охрана осуществляется в отношении объектов недвижимости или
граждан; при осуществлении охраны на клиента возлагается целый ряд
дополнительных обязанностей и ограничений и т. п.

Кроме того, предоставление услуг, связанных с охраной государственной и другой


собственности и охраной граждан, подлежит лицензированию.

Виды договоров хранения

Часть 2 ст. 936 предусматривает два вида договора хранения.

Первый вид включает договоры хранения, направленные на сохранение уже


переданных вещей, второй вид охватывает соглашения, содержанием которых является
обязательство хранителя принять вещь на хранение в будущем. Второй вид договоров
могут заключать только хранители, являющиеся субъектами предпринимательской
деятельности, для которых хранение является профессиональной деятельностью.

Таким образом, в зависимости от того, кто выступает в роли хранителя, хранение бывает
профессиональное и непрофессиональное. Смысл данного деления состоит в том, что к
профессиональному хранителю закон предъявляет более строгие требования,
устанавливая, в частности, его повышенную ответственность за сохранность вещи
поклажедателя. Такое профессиональное предприятие – хранитель именуется товарным
складом. Особенности заключения договора хранения с участием товарного склада
регулируются специальными нормами – § 2 главы 66.

Элементы договора хранения

Часть 3 ст. 936 устанавливает:

«Договор хранения является публичным, если хранение вещей осуществляется


субъектом предпринимательской деятельности на складах (в камерах,
помещениях) общего пользования». 
Кроме того, аналогичное положение установлено в ч. 2 ст. 957. Напомним, что согласно
ст. 633 ГК публичный договор обладает определенными характерными чертами.

Во-первых, одной из сторон такого договора – продавцом товаров (работ, услуг) –


является предприниматель, который должен вступать в договорные отношения с
любыми лицами, обращающимися к нему.

Во-вторых, условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех


потребителей, кроме тех случаев, когда законами допускается предоставление льгот.

В-третьих, сторона, являющаяся субъектом публичного договора, не вправе оказывать


предпочтение кому-либо из обратившихся к ней в отношении заключения публичного
договора, если иное не установлено законом.

Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Поклажедателем


может быть любое физическое или юридическое лицо, причем не обязательно
собственник вещи, но и другое управомоченное лицо (перевозчик, подрядчик,
комиссионер и т. п.).

Договор хранения может быть как самостоятельным договором, так и составной


частью других соглашений – договоров перевозки, экспедиции, комиссии и пр. В таких
случаях хранение является дополнительным элементом других обязательств, принятых
стороной для исполнения основного обязательства2.

(2 Во всех этих и подобных им случаях


взаимоотношения сторон регулируются правилами
соответствующих договоров, а не нормами о
договоре хранения.) 

В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица,


например, только проживающие в гостинице постояльцы или посетители некоторых
учреждений, заведений, предприятий (музеев, магазинов самообслуживания и т. п.).

В качестве хранителей могут выступать как физические, так и юридические лица, но


закон к ним предъявляет определенные требования. Для физических лиц, как правило,
требуется полная дееспособность, так как согласно ч. 2 ст. 41 ГК:

«Недееспособное физическое лицо не имеет права совершать какую-либо


сделку».

А вот для заключения отдельных видов договоров хранения юридическими лицами,


например хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
либо природного газа в определенных объемах, требуется наличие специальной
лицензии3.
(3 При хранении же на таможенном лицензионном
складе лицензия нужна независимо от того, что
хранится (согласно нормам Положения об
открытии и эксплуатации таможенных
лицензионных складов, утвержденного приказом
Гостаможслужбы от 31.12.96 г. № 592).) 

Форма договора хранения

В статье 937 предусматриваются разные формы заключения договоров хранения в


зависимости от их видов и стоимости предмета договоров.

По общему правилу договор хранения должен заключаться в письменной форме (см. ст.
208 ГК). Устный договор хранения допускается для сделок между физическими лицами,
если стоимость переданной на хранение вещи не превышает 20 необлагаемых
минимумов4. Если в хранении участвует юрлицо, то договор хранения должен быть
заключен в письменной форме независимо от стоимости имущества.

(4 Для указанных целей это 340 грн. (17 грн. х 20).) 

Данные правила являются общими для всех договоров и не наделены собственно


хранительной спецификой. В то же время ст. 937 содержит и ряд специальных правил.
Так, для договора, по которому хранитель обязан в будущем принять на хранение вещь от
поклажедателя, предусмотрена только письменная форма независимо от стоимости
вещи, передаваемой на хранение.

На практике вместо заключения письменного договора часто встречается


подтверждение договора выдачей расписки, квитанции или другого документа,
подписанного хранителем. Договоры, заключенные в подобном порядке,
приравниваются к письменным договорам.

Часть 3 ст. 937 гласит:

«Принятие вещи на хранение может подтверждаться выдачей поклажедателю


номерного жетона, иного знака, удостоверяющего прием вещи на хранение,
если это установлено законом, другими актами гражданского законодательства
или является обычным для такого вида хранения». 

По нашему мнению, такие знаки могут считаться квазиписьменными договорами.

Специальные правила о форме договора хранения содержатся и в специальных


положениях, посвященных отдельным видам хранения. Например, в ст. 957 речь идет о
складском документе5 как подтверждении договора хранения на товарном складе, а в
ст. 967 – об именной квитанции, подтверждающей хранение вещи в ломбарде.

(5 Подробнее о складских документах – см. ст. 961.) 


Исключение из правил ст. 937 о письменной форме или ее заменителях для
чрезвычайных случаев установлено в ч. 2 этой же статьи. Таковым является, например,
ситуация, когда передача вещи была вызвана пожаром, другим стихийным бедствием,
внезапной болезнью и т. п. Имеются в виду ситуации, которые стороны не могли
предвидеть, и потому заключение письменной сделки, требующее времени, было для
них невозможно или затруднительно. В таких случаях передача вещи на хранение
может подтверждаться свидетельскими показаниями6. Во всех иных ситуациях
свидетельские показания не являются заменой договора, заключенного в письменной
форме.

(6 Аналогичную норму содержал и старый ГК (ст.


414).) 

Срок хранения

Срок в договоре хранения определяется прежде всего как период времени, в течение
которого хранитель обязан хранить вещь (ч. 1 ст. 938).

Договор хранения может быть заключен как на заранее определенный срок (срочный
договор), так и без указания срока, то есть до востребования вещи поклажедателем7.

(7 Еще раз напоминаем, что ст. 180 ХК относит срок


к существенным условиям хоздоговора. Поэтому в
договоре хранения на основе предпринимательской
деятельности целесообразно прямо указывать, что
договор заключен либо на конкретный срок, либо на
срок до востребования вещи.) 

Поскольку договор хранения заключается прежде всего в интересах поклажедателя,


даже при срочном договоре хранения поклажедатель может в любой момент забрать
свою вещь, невзирая на то, что предусмотренный договором срок ее хранения еще не
истек (ст. 953).

По договору хранения, заключенному до востребования вещи поклажедателем,


хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения
вещи потребовать от поклажедателя забрать вещь обратно, предоставив ему для этого
разумный срок (ч. 3 ст. 938). В случае возникновения спорной ситуации установление
обычного или разумного срока должен произвести суд.

Нарушение сроков по договору хранения может иметь существенное значение:


например, может измениться ответственность за утрату (недостачу) или повреждение
вещи (см. ч. 3 ст. 950). Некоторые специальные правила установлены для отдельных
видов хранения. К примеру, ч. 1 ст. 968 предусматривает, что ломбард может продать
вещь, если поклажедатель не забрал ее в течение трех месяцев со дня истечения срока
договора хранения.