Вы находитесь на странице: 1из 191

Примерные вопросы по дисциплине «Теория государства и права»

1. Методология юридической науки: понятие и структура.


Метод — это путь добывания знаний, получения и истолкования фактов, совокупность
приемов или операций практического и теоретического освоения действительности. Он
включает в себя: - способы (каким образом?); - приемы (с помощью чего?); - средства
изучения (посредством чего?).
1.Философские (всеобщие) методы основываются на мировоззренческих, идеологических
позициях, концептуальных подходах.
1. Диалектико-материалистический - строится на признании материальности мира,
взаимосвязи всех окружающих явлений и их взаимообусловленности.

2. Позитивистский базируется на возможности признания только внешне выраженных


явлений через эмпирические исследования (прежде всего действующих нормативных
правовых актов, правоприменительных актов, памятников права и др.), которые
изучаются в системности и взаимосвязи. Полученные в ходе исследования факты должны
подлежать проверке и подтверждению.
2.Общие:

1. Сравнительный - основан на сравнении сопоставимых правовых понятий, явлений,


процессов и выявлении между ними сходства и различий.
2. Исторический - основан на исследовании конкретно-исторического материала и
изучении эволюции правовых явлений от зарождения до современного состояния. Его
использование предполагает три этапа:
фиксация достоверных исторических фактов и определение их полноты;
определение их соответствия действительности, объективная критика и
интерпретация;
использование исторических знаний для понимания современной ситуации.
Применение данного метода предполагает соотносимость исследуемых событий и
явлений с современной им эпохой. Это позволяет выявить генезис и этапы развития
изучаемого явления, тенденции и закономерности этого процесса.

3.Метод анализа и синтеза:


анализ — разложение целого на части и выявление его структуры и системы,
классификация входящих в него предметов и явлений. Это позволяет, например, выявить
составные элементы нормы права (гипотеза, диспозиция, санкция), структурные элементы
нормативного правового акта, составные части механизма правового регулирования и др.;
синтез — объединение в единое целое частей, выявленных в результате анализа.
Это позволяет создавать («синтезировать») новые понятия. Результатом синтеза стало,
например, выведение понятий «правовое государство», «правопорядок», правовые
системы (семьи) и др.

4. Системный метод предполагает рассмотрение правовых явлений как целого комплекта


взаимосвязанных элементов, каждый из которых является частью системы. Данный метод
заключается в выявлении типа органических связей (внутренних и внешних), описании
взаимодействия между элементами и определении закономерности такого
взаимодействия.
Внутрисистемные связи могут быть:
синтетическими (при особой роли каждого структурного элемента),
иерархическими (ранжированными относительно друг друга),
функциональными (не влекущими образования органического целого).

5. Методы индукции и дедукции:


а) индукция — получение на основе частного знания общих знаний. Так, зная
характеристики ряда индивидуальных субъектов, мы можем вывести их родовые
признаки;
б) дедукция — переход к частным знаниям на основе общего знания. Ш. Холмс
пользовался при раскрытии преступлений именно дедуктивным методом.

3.Специальные методы:
1. Конкретно-социологический - реализуется через опрос, наблюдение, анкетирование с
последующим анализом полученной информации. Таким образом, например, можно
узнать отношение населения к смертной казни.

2. Моделирование — мыслительное идеальное воспроизведение исследуемых объектов,


что позволяет выводить новые понятия.

3. Функциональный метод — подход к исследованию явлений с точки зрения их


социального назначения, роли и функций. Именно такой метод позволяет выделить
законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти.

4. Статистические и математические (в том числе кибернетический). Они основаны на


количественных способах получения и обработки данных («метод цифр»). Это позволяет
анализировать рост или уменьшение преступности, раскрываемости уголовных дел, числа
оправдательных и обвинительных приговоров и др.

5. Формально-логический - явление выделяют из круга других явлений и рассматривают


отдельно от других.
Это ведущий метод изучения системы действующих источников права. Он включает в
себя сбор источников права и толкование содержащихся в них норм права
(грамматическое, системное, логическое и др.), проверку их соответствия общественным
отношениям и оценку, формулировку теоретических положений и предложений по
совершенствованию норм.

2.Понятие и сущность государства: основные подходы в современной науке.

1.Патриархальная. Аристотель понимал государство как соединение многих родов и


деревень ради лучшей, совершенной жизни (античность). С точки зрения Аристотеля,
все начинается с семьи, рода, которые для лучшей жизни расширяются до государства.
Государство же выступает средоточием всех интеллектуальных и нравственных интересов
граждан. Римский юрист Цицерон государство представлял как союз людей,
объединенных общими началами права и общей пользой. Он дошел до понимания такого
государства, в котором все предоставлено самому народу (народоправство).

В основе данных концепций лежат представления о возникновении государства из семьи, а


общественной и государственной власти — из власти отца семейства.
К наиболее известным представителям патриархальной теории происхождения государства
можно отнести Конфуция, Аристотеля, Филмера, Михайловского и др. Они обосновывают тот
факт, что люди — существа коллективные, стремящиеся к взаимному общению, приводящему
к возникновению семьи. В последующем, развитие и разрастание семьи в результате
объединения людей и увеличения числа этих семей приводят к образованию государства.
Отношения отца с членами семейства в соответствии с патриархальной теорией
происхождения государства уподобляются отношениям монарха с подданными. Монарх
должен, подобно отцу семейства, заботиться о своих подданных, а те, в свою очередь,
должны беспрекословно подчиняться и уважать его.
Разумеется, известная аналогия государства с семьей возможна, так как структура
современной государственности возникла не сразу, а развивалась от простейших форм,
которые, действительно, вполне могли быть сравнимы со структурой первобытной семьи.
Вместе с тем, представители данной доктрины упрощают процесс происхождения
государства, по сути дела, экстраполируют понятие «семья» на понятие «государство», а
такие категории, как «отец», «члены семьи», необоснованно отождествляют соответственно с
категориями «государь», «подданные».
Главной функцией семьи является воспроизводство рода и совместная жизнь. А государство
призвано исполнять совершенно другие функции. К тому же по свидетельству историков,
семья (как социальный институт) возникала практически параллельно с возникновением
государства в процессе разложения первобытно-общинного строя.

Теократическая - божественная (средневековье). Представители (Августин,


Фома Аквинский) проповедовали вечность, незыблемость государства как
продукта божественного творения.

Одной из самых старых теорий происхождения государства является


теократическая теория, согласно которой носитель власти или
отождествляется с божеством, или рассматривается как посланник Бога,
получающий непосредственно от него свои права. Теократическая теория
всегда имела и имеет своих сторонников в лице религиозных деятелей
Древнего Востока, античных философов, богословов средневековья (Фома
Аквинский), светских ученых ХVII-ХIХ вв. (в Голландии – Клавдий
Салмазий, во Франции – Жозеф де Местр, в Германии – Фр. Шталь),
современных идеологов ислама и католической церкви.

Теократическая теория принимала различные формы и


развивалась в трех основных направлениях:

1) государство как форма человеческого общения установлено


непосредственно волей Бога и предписано им человеку;

2) государство имеет божественное происхождение, потому что все в мире


совершается по воле Бога;

3) божественное происхождение имеет не само государство, а власть


конкретного верховного правителя.

В христианском мировоззрении отождествление носителя верховной власти


с Богом невозможно, поэтому власть рассматривается как божественное
установление, а обязанность повиноваться власти выводится из
предначертания Бога. Суть теократической теории в ее христианском
варианте выражена в известном изречении апостола Павла: «Всякая душа
властям предержащим да повинуется: несть-бо власть аще не от Бога,
сущий же власти от Бога учинены суть».

2.

Договорная. Представители этой теории (Т.Гоббс, Д Локк, Г.Гроций, Ж.Ж.Руссо и др.)


утверждали, что государство приходит на смену естественному состоянию людей в
результате общественного договора: люди сами создают государство своим разумом для
решения своих же жизненных проблем. Государство, по их мнению,- это договорное
творение самих людей.
В основе данных концепций лежат естественно-правовые представления о договорном
происхождении государства. Согласно Эпикуру — «справедливость, происходящая от
природы, — есть договор о полезном — с целью не вредить друг другу и не терпеть вреда».
Следовательно, государство возникло в результате общественного договора о правилах
совместного проживания, по которому люди часть своих прав, присущих им от рождения,
передают государству как органу, представляющему их общие интересы, а государство, в
свою очередь, обязуется обеспечить права человека. Плюсы[источник не указан 640 дней] данных концепций
заключаются в том, что они имеют глубокое демократическое содержание, обосновывая
естественные права народа на формирование государственной власти, а также на её
свержение. Минусы в том, что игнорируются объективные внешние факторы, влияющие на
государства (социально-экономические, военно-политические).
Органическая (19 в). Ее представители (Спенсер, Блюнчли, Вормс и др.) считали, что
государство появляется вместе с людьми и, как и сами люди, является творением сил
природы.

В основе данных концепций лежат представления о государстве как о живом организме,


продукте социальной эволюции (по аналогии с эволюцией биологической), в котором более
важному органу соответствует более высокий статус и более значительная власть в
органической системе общества и государства [источник не указан 884 дня]. В таких социальных организмах
в процессе борьбы и войн (естественного отбора) складываются конкретные государства,
формируются правительства, совершенствуется структура управления, при этом данный
социальный организм поглощает своих членов. Плюсы данных концепций заключаются в том,
что биологические факторы не могли не повлиять на появление государственности, так как
человек является существом биосоциальным. Минусы в предположении о том, что нельзя
распространять все закономерности, присущие биологической эволюции, на социальные
организмы[источник не указан 3009 дней], так как несмотря на их взаимосвязь это разные уровни жизни со
своими закономерностями и причинами возникновения.

Герберт Спенсер трактует государство как часть природы, которое развивается подобно


зародышу животного, причём во всей истории человеческой цивилизации естественно-
животное начало доминирует над началом социальным (и политическим). Подобно животному
организму, социальный организм растет и развивается путём интеграции его составных
частей, усложнения его структуры, дифференциации функций и т. д. При этом в социальной
жизни, как и в природе, выживает наиболее приспособленный организм. В духе закона
эволюции Спенсер трактует догосударственное состояние общества, возникновение и
функционирование политической организации и политической власти в обществе военного
типа и постепенный переход к обществу, государству и праву промышленного типа. При этом
в отличие от подавляющего большинства приверженцев органического подхода Спенсер
развивал либерально-индивидуалистические политические воззрения и видел цель
социального организма не в поглощении своих членов, а в служении им.

5. Теория насилия(Л.Гумплович, К.Каутский и др.). Государство появилось в результате


военно-политических причин, и ради этого оно существует: одни племена смогли
одержать победу над другими и для удержания побежденных создали государство.

В основе данных концепций лежат представления о возникновении государства, как


результата насилия (внутреннего или внешнего), например, путём завоевания слабых и
беззащитных племен более сильными и организованными, то есть государство является не
итогом внутреннего развития, а навязанной извне силой, аппаратом
принуждения. Плюсы данных концепций заключаются в том, что элементы насилия
действительно были присущи процессу возникновения некоторых государств. Минусы в том,
что кроме военно-политических факторов в регионе присутствуют также и социально-
экономические, и религиозные.
Теория К. Каутского[править | править код]
Карл Каутский считал, что государство возникает как аппарат принуждения завоевателей
(победившего племени) над побеждёнными. Из победившего племени формируется
господствующий класс, а из побеждённого племени - класс эксплуатируемых. Каутский
стремился увязать свои взгляды с марксистским учением о классах. Но классы у него
появляются не до возникновения государства (как считает марксизм), а после.
Людвиг Гумплович считал, что государство возникает вследствие стремления людей (стада,
сообщества) к расширению своего влияния и могущества, к увеличению своего благополучия,
это ведёт к войнам, и как следствие к появлению государственного устройства, а также к
появлению имущественного и социального расслоения населения. Также Гумплович
утверждал, что государства всегда основывались меньшинством прошлых завоевателей, то
есть более сильной расой, расой победителей.

6. Психологическая, которая объясняет надобность в государстве осознанием массой


своей зависимости от власти (Н.М.Коркунов), невозможности существования без
государства (Л.И.Петражицкий).
В основе данных концепций лежат представления о возникновении государства в связи со
свойствами человеческой психики, потребностью индивида жить в коллективе, его
стремлением к поиску авторитета, указаниями которого можно было бы руководствоваться в
повседневной жизни, желанием повелевать и подчиняться. Государство согласно данным
концепциям — это продукт разрешения психологических противоречий между инициативными
(активными) личностями, способными к принятию ответственных решений, и пассивной
массой, способной лишь к подражательным действиям, исполняющим данные
решения. Плюсы данной концепции заключаются в том, что психологические
закономерности — важный фактор, безусловно оказывающий влияние на социальные
институты. Минусы в том, что психологические свойства личности не могут являться
единственными причинами образования государства, так как психика человека формируется
также под влиянием внешних (социально-экономических) факторов и т. д.

Теория Н. М. Коркунова[править | править код]


Основой всего права по мнению Н. М. Коркунова является индивидуальное сознание,
следовательно право как разграничение интересов и общественный порядок выражает не
объективно данное подчинение личности обществу, а субъективное представление самой
личности о должном порядке общественных отношений. Также и государственная власть —
это не чья-либо воля, а сила, вытекающая из психических представлений граждан об их
зависимости от государства. То есть власть есть сила, обусловленная не волею
властвующего, а сознанием зависимости подвластного.

7. Волевая, которая объясняет происхождение и понимание его в качестве волевой


деятельности сильной личности (Ф.Мейтленд-Джонс); 

8. Гидравлическая, в соответствии с которой государство возникло для


Довольно интересным и сегодня представляется понятие государства, сформулированное
известным русским государствоведом А.Д.Градовским. Он писал: «ГОСУДАРСТВО -
есть оседлая и организованная масса лиц и общественных союзов, живущих на
определенной территории и подчиненных одной верховной власти, облеченной правами
законодательства, суда и управления для обеспечения юридического порядка и общих
условий благосостояния».

3. Функции государства: понятие, признаки и классификация. Функции Российского


государства на современном этапе.

Функции государства - это основные направления деятельности государства по решению


стоящих перед ним задач.
ВИДЫ:
1. По сфере действия:
Внутренние:
-обеспечение народовластия;
-экономическую функцию и финансовый контроль;
-социально-культурную функцию;
-охрану прав и свобод граждан;
-обеспечение правопорядка и общественной безопасности граждан;
-экологическую функцию, функцию борьбы с различными стихийными бедствиями
(эпидемиями и др.) катастрофами;
- налогообложение и взимание налогов и др.
Внешние:
-обеспечение обороны и безопасности;
-интеграции в мировую экономику;
-внешнеэкономическое партнерство и государственную поддержку иностранных
инвестиций, поддержание мирового порядка;
-борьба с международным терроризмом и наркобизнесом;
-сотрудничество с другими государствами в решении глобальных проблем
современности (экологической, сырьевой, энергетической, демографической и др.);
-участие в охране окружающей природной среды и др.

2. По продолжительности:
Постоянные - это функции, которые государство осуществляет неопределенно
долго (всегда) (обеспечение правопорядка, оборона государства).
Временные - это функции, носящие краткосрочный характер (например,
ликвидация последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф, «восстановление
мирной жизни» после войны).

3. По социальной значимости:
Основные - наиболее общие направления деятельности государства по
осуществлению «стратегических» целей и задач, стоящих перед ним в определенный
исторический период (экономическая, социальная структура, политическая,
духовная). 
Не основные - более узкие и конкретные направления государственной деятель-
ности в совокупности образующие основные функции (если рассматривать политическую:
в качестве производных: формирование аппарата государственной власти, делегирование
властных полномочий ОМСУ, законотворчество).

4. По принципу разделения властей:


законодательные (правотворческие),
управленческие,
правоохранительные, в том числе судебные, и информационные.
5. По функциональному назначению:
Охранительные
Регулятивные
6. По сферам общественной жизни:
экономические;
политические;
социальные;
экологические;
фискальные (финансовый контроль);
Функции России на современном этапе: https://megaobuchalka.ru/7/18879.html

4. Механизм государства, государственный аппарат: понятие, соотношение и


структура.
Традиционно понятия «механизм государства» и «государственный
аппарат» употребляются как синонимы. В последнее время понятие «механизм
государства» трактуется шире. В механизм государства наряду с государственным
аппаратом включаются и некоторые формы непосредственной демократии (референдумы,
выборы и т.п.), т.е. формы реализации государственной власти непосредственно
населением.

Механизм государства — это совокупность всех организационных форм, посредством


которых реализуется государственная власть, осуществляются функции государства.
Структура механизма государства:
1) институты непосредственной демократии (референдум, выборы и т.д.)
2) государственный аппарат

Государственный аппарат – это специально созданная постоянно действующая


иерархическая система государственных органов, учреждений и должностных лиц,
осуществляющих государственную власть, задачи и функции государства.

Признаки государственного аппарата:


действует на основе законодательства.
действует на принципах субординации и координации деятельности.
- первичными элементами являются государственные органы и учреждения
для обеспечения государственно-властных полномочий существуют органы
принуждения.
посредством государственного аппарата осуществляются функции государства.
государственные организации – предприятия, учреждения, способствующие
осуществлению функций государства.

Структура государственного аппарата:

государственные органы, которые находятся в тесной взаимосвязи и


соподчиненности при осуществлении своих властных функций;
государственные учреждения, предприятия, организации, которые не обладают
властными полномочиями (за искл. их администраций), а выполняют общесоциальные
функции в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и т.д.;
государственные служащие, специально занимающиеся управлением;
организационные и финансовые средства, а также принудительная сила,
необходимая для обеспечения деятельности государственного аппарата.

Формы деятельности:
непосредственно управленческие (не имеют юридического характера, а состоят в
выработке научных рекомендаций, передачи опыта и т.д.);
правовые, вызывающие государственно-обязательные последствия;
правотворческие, направленные на подготовку проектов нормативных актов, их
принятие, издание и др.;
правоохранительные, обеспечивающие надзор и контроль за соблюдением
законов, привлечение виновных к юридической ответственности, рассмотрение
юридических дел в судах, проведение в жизнь карательных и правовосстановительных
мер.

Принципы деятельности:
приоритетность прав и свобод человека и гражданина, предполагающая
обязанность государственных служащих признавать, соблюдать и защищать их;
демократизм, выражающийся в первую очередь в широком участии граждан в
формировании и организации деятельности государственных органов;
разделение властей, способствующий созданию механизмов, исключающих
произвол со стороны властных органов и должностных лиц;
законность - обязательность соблюдения всеми государственными служащими
Конституции, законов и подзаконных актов;
гласность, обеспечивающая информированность субъектов права о практической
деятельности конкретных государственных органов;
федерализм, выражающий единство системы государственной власти,
разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации;
профессионализм, создающий благоприятные условия для использования
наиболее квалифицированных работников в деятельности государственного аппарата,
гарантирующий высокий уровень решения основных вопросов государственной жизни в
интересах населения страны.

5. Форма государства: понятие, элементы, факторы, обуславливающие многообразие


государственных форм и их эволюцию.

Форма государства - совокупность его внешних признаков, которая показывает какова


организация государственной власти, каким образом, какими органами и какими
методами она осуществляется в данном государстве, целостная система, обусловленная ее
внутренними связями и отношениями.

ЭЛЕМЕНТЫ:
форма правления (способ организации высших органов государственной
власти, порядок их формирования, взаимодействия между собой, а также с
населением).
форма государственного устройства (способ организации государственной
власти по территории характеризующий соотношение государства как целого с его
составными частями).
политический режим (характеризуется методами осуществления
политической власти, степенью политической свободы в обществе, состоянием
правового статуса личности).
Воздействие на ФГ оказывает уровень экономического развития, достигнутый обществом
на определенном этапе своего развития, и отношения между основными политическими
силами в обществе. Поэтому в разные исторические эпохи преобладали те формы
государства, которые в большей степени соответствовали ступени экономического роста и
соотношению политических сил в стране. Этим объясняется то, что в Средние века,
например, наиболее распространенной формой правления была монархия (разных видов).
А после буржуазных революций в некоторых странах монархическая форма правления
либо претерпела существенные изменения, либо была заменена республиканской (тоже
разных видов).

Такое разнообразие объясняется тем, что, помимо указанных выше факторов, на форму
государства могут оказывать влияние:
географическое положение страны,
исторические традиции, присущие населяющим ее народам,
господствующая идеология,
религия,
уровень культурного развития
национального сознания народа, степень его политической активности.

В рамках одного исторического типа встречаются различные формы государства.


В рабовладельческом - монархии и республики
Буржуазного типа - демократические республики и конституционные монархии
Феодального - монархии
Конкретная форма государства предопределяется историческим типом государства, но
кроме того зависит и от других факторов:
уровня экономического развития общества
соотношения классовых сил
историко-национальных и культурных традиций
международной обстановки

6. Республика: понятие и виды.

Республика - форма правления, при которой верховная власть осуществляется


выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.
ПРИЗНАКИ:
источник власти народ;
власть осуществляется от имени народа;
выборность на определенный срок главы государства и других верховных
органов государственной власти;
осуществление государственной власти не по своему велению, а по
поручению народа.
Верховная власть основана на разделении властей, четком разграничении
полномочий.
ВИДЫ:
1.Парламентская республика - формы государственного правления, при которой
верховная роль в организации государственной жизни принадлежит парламенту.
В такой республике правительство формируется парламентским путем из
числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают
большинством голосов в парламенте.
Правительство несет коллективную ответственность перед парламентом о
своей деятельности.
Глава государства избирается парламентом. Обладает полномочиями:
обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, является
верховным главнокомандующим вооруженными силами и т.д.
Глава правительства (премьер-министр, председатель совета министра,
канцлер) назначается президентом. Он формирует возглавляемое им
правительство, которое осуществляет верховную исполнительную власть и
отвечает за свою деятельность перед парламентом.
Главной функцией парламента является законодательная деятельность и
контроль за исполнительной властью.
К парламентарным республикам можно отнести ФРГ, Италию, Австрию,
Швейцарию, Исландию, Ирландию, Индию и др.

2.Президентская республика - формы государственного правления, которая соединяет в


руках президента полномочия главы государства и главы правительства.
Последовательно проведен принцип разделения властей, законодательная
власть отделена от исполнительной.
Ведущая роль принадлежит президенту и правительству, которое
подотчетно президенту.
Президент – глава правительства, он обладает отлагательным вето, т.е.
может отклонять законодательные документы, если они не доработаны, хотя его
вето может быть преодолено абсолютным большинством.
Президент представительную(ЗАК) власть распустить не может.
Недостаток: большие полномочия президента, тенденция к авторитаризму.
Президентская: США, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Сирия.

3.Смешанная.
правительство находится в двойном подчинении (может уйти в отставку или
по решению Президента или по решению парламента)
Президент только глава государства, главой правительства является
премьер-министр
Президент избирается населением
Президент может распустить нижнюю палату
Имеется президентская власть, которая самостоятельная, имеет полномочия,
которыми не обладает не одна из ветвей власти. Н-р: решение споров между
ветвями власти, роль гаранта Конституции, координатор действий закон. И исп.
власти.
Смешанная: Франция, Финляндия, Польша, Болгария, Австрия.

7. Монархия: понятие, виды и особенности в современном мире.

Монархия - форма правления, при которой верховная власть осуществляется единолично


и переходит по наследству.

ПРИЗНАКИ:
существование единоличного главы государства, пользующегося своей властью
пожизненно (царь, король, император, шах);
наследственный порядок преемственности верховной власти;
представительство государства монарха по своему усмотрению;
юридическая безответственность монарха.

ВИДЫ:
абсолютная
конституционная (парламентская и дуалистическая)
теократическая
сословно-представительная

1.Абсолютная монархия - форма правления, при которой верховная государственная


власть по закону всецело принадлежит одному лицу.
Власть в центре и на местах принадлежит не крупным феодалам, а чиновникам, которые
могут назначаться и увольняться монархом.

2. Конституционная монархия - форма правления, при которой власть монарха


значительно ограничена представительным органом. Обычно это ограничение
определяется конституцией, утверждаемой парламентом. Монарх же не в праве изменить
конституцию.
ПАРЛАМЕНТСКАЯ монархия характеризуется следующими основными
признаками:
монарх царствует, но не правит;
правительство формируется парламентом;
лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест,
становится премьер министром и формирует прав-во;
парламент может отправить в отставку прав-во;
в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха
фактически отсутствует, она является символической;
законодательные акты принимаются парламентом и формально
подписываются монархом;
правительство согласно конституции несет ответственность не перед
монархом, а перед парламентом (Великобританию, Бельгию, Данию и др.)

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ. Юридически и фактически власть разделена между


правительством, формируемым монархом, и парламентом.
Монарх обладает правом роспуска парламента и абсолютного вето.
Монарх обладает значит полномочиями в сфере ИВ, кот ответ-но перед ним.
Законодательная власть делится между парламентом и представителем
народа.
Монарх при этом выражает преимущественно интересы феодалов, а
парламент представляет буржуазию и другие слои населения.
Подобная форма правления существовала в кайзеровской Германии (1871-
1918), сейчас в Марокко.

3.Теократическая монархия (Саудовская Аравия), форма правления, гле глава


Государства - высший духовный лидер..
  Нельзя обойти вниманием  тот факт, что лучшие в мире системы социального
обеспечения существуют именно в монархических государствах. И это не только
Скандинавия . Во многих странах Персидского залива созданы великолепные
примеры социальной защиты своих граждан. Для сравнения можно сказать, что
данные системы не зиждутся только на обладании большим количеством полезных
ископаемых .Зачастую их объемы намного уступают месторождениям Российской
Федерации. Но вот парадокс - за 40-60 лет со времени обретения независимости
странами Персидского залива , подданные ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и
других сопредельных государств, превратились в вполне состоятельных граждан.

   Следует отметить, что  в этих странах не было ни войн, ни революций, не


совершалось множества социальных экспериментов. Это происходило в условиях
жесткой политической системы, отсутствовал парламент и конституция, а все
полезные ископаемые принадлежали одной правящей семье:

- любой гражданин страны  имеет право на бесплатную  медицинскую помощь,


в том числе  и ту, которая оказывается в  любой, даже самой дорогой, клинике,
расположенной в какой угодно  стране мира;

- любой гражданин страны  имеет право на бесплатное  обучение,


вкупе с бесплатным  содержанием, в любом высшем учебном  заведении мира;
- молодым семьям за  счёт государства предоставляется  жилье. [19].

   Особенность современной монархии – это отличительная черта данной формы


правления, характеризующая индивидуальность организации ее органов власти и
отличающая современные монархии от их исторических аналогов.

   Первой, и наверное самой главной особенностью является «нетипичность, т.е.


монархия, в которой власть монарха полностью ограничена во всех сферах
государственной власти. Ярким примером «нетипичной» монархии может служить
Англия - Центр Содружества независимых государств, которые раньше входили в
ее колонии.

   Другой отличительной особенностью является то, что ни одна монархия Европы


не является абсолютной, что еще раз подчеркивает высокий уровень европейской
демократичности.

   Еще одной важной особенностью некоторых современных монархий является


фиктивность законодательных (законосовещательных органов) при монархе. Эта
особенность относится к современным абсолютным мусульманским монархиям. В
Омане, например, «создание парламента как противоречащего традициям
мусульманского фундаментализма исключается».

8. Демократический режим: понятие, признаки.

Политический режим - это совокупность приемов и способов государственного


руководства.

Демократический режим - это режим, основанный на признании принципа равенства и


свободы всех людей, участии народа в управлении государством.

ПРИЗНАКИ:
предоставляет свободу личности в сфере экономической деятельности, которая
составляет основу материального благополучия общества.
реальная гарантированность личных прав и свобод гражданина, его возможность
выражать собственное мнение о политике государства, активно участвовать в различных
культурных, научных, профессиональных и других общественных организациях придают
высокую нравственность демократическому государству.
эффективные механизмы прямого воздействия населения страны на характер
государственной власти (через избирательную систему, контроль избирателей за
деятельностью государственных органов).
в одинаковой мере учитывает интересы большинства и меньшинства,
индивидуальные и национальные особенности населения. Она также является
препятствием бюрократическому произволу и нарушениям социально-экономических
прав национальных меньшинств, которые не имеют своей самостоятельной
государственности.
демократические методы государственного властвования позволяют преодолевать
возникающие социальные противоречия, обеспечивают компромисс между
государственными органами и гражданами, между различными социальными группами
населения.
основным принципом деятельности демократического государства является
плюрализм. В условиях демократического режима действуют различные партии, другие
общественные организации, объединения, самодеятельные коллективы, которые
поддерживают политику государства, придают его деятельности плюралистический
характер, учитывающий интересы всех индивидов и их общественных образований.
базируется на законах, которые отражают объективные потребности развития
личности и общества, поэтому он обеспечивает стабильный правопорядок, низкий
уровень преступности, способствует более спокойному разрешению конфликтов между
государством и личностью, между различными социальными и национальными группами
людей. К ним относятся нормы, правила и принципы взаимоотношений государства и
граждан.

В зависимости от формы реализации суверенитета народа демократия может быть


подразделена на:

Прямая - предполагает непосредственное участие граждан в процессе


подготовки, обсуждения и принятия решений.
Плебисцитарная - предполагает право граждан голосованием принять или
отвергнуть уже подготовленные правительством решения.
Представительная - граждане выбирают в органы власти своих
представителей, которых наделяют правом принимать решения. Современную
демократию обычно характеризуют как плюралистическую.

9. Недемократические режимы: основные черты и виды.

Недемократический режим - такого рода режимы основаны на сосредоточении всей


государственной власти в руках одного человека (диктатора) или группы лиц.

1. ТОТАЛИТАРНЫЙ - форма отношения общества и власти, при


которой политическая власть берёт под полный (тотальный) контроль общество,
полностью контролируя все аспекты жизни человека. Проявления оппозиции в любой
форме жестоко и беспощадно подавляются или пресекаются государством.
В политический лексикон его ввел в 1925 г. для характеристики своего движения Б.
Муссолини. Признаком тоталитаризма является система жесткого контроля над
всеми сторонами жизни граждан во имя достижения грандиозных целей, связанных
с созданием идеального общества и воспитанием нового человека.

ПРИЗНАКИ:
Отсутствие политического плюрализма, монополизация власти в руках одной
партии, которая сращивается с государством. При тотальной политизации общества
публичная политика исчезает. Решения принимаются кулуарно узким кругом
партийного руководства.
Идеократия - господство правящей группы обеспечивается при помощи
официальной идеологии, претендующей на полное воплощение истины. Тоталитарные
идеологии отрицают прошлое и настоящее во имя светлого будущего. От населения
требуется беззаветная Преданность официальной идеологии, а инакомыслие всячески
искореняется. СМИ находятся в монопольном распоряжении государства и выполняют
управленческие функции.
Рекрутирование в органы власти через закрытые каналы, исключающие
свободную соревновательную борьбу за голоса избирателей. Политическое участие
населения осуществляется в формах и масштабах, определяемых властью. Высокая
политическая активность масс обеспечивается идеологией и подкрепляется
репрессивным аппаратом государства.
Пренебрежение правом. Власть получает полномочия, не ограниченные никакими
законами. В результате исчезают конституционные механизмы ограничения ее
произвола. Власть концентрируется в руках руководителя правящей партии.
Руководство обществом осуществляется по принципу «запрещено все, что не
разрешено».

2. АВТОРИТАРИЗМ политический режим, при котором носитель власти (например,


диктатор и.т.д.) провозглашает сам себя имеющим право на власть. Обоснованием для
существования такой власти является исключительное мнение на этот счёт носителя
данной власти.
Авторитаризм как форма политической власти часто сочетается
с автократией (Форма отношения к власти) и диктатурой (Форма осуществления
власти), хотя это не обязательно.
«Разрешено все, что не связано с политикой».

ПРИЗНАКИ:
Роль идеологии и правящей партии незначительна в силу того, что
властвующая элита не заинтересована в излишней политической активности
населения.
Правящая группа замкнута и не заинтересована в политической
мобилизации населения. Правящая партия и официальная идеология не играют в
авторитарном режиме такой важной роли, как в тоталитаризме.
неподконтрольность власти народу, сужены или сведены на нет действия
принципов выборности государственных органов и должностных лиц,
подотчётность их населению;
игнорируется принцип разделения властей; глава
государства, исполнительная власть доминируют, роль представительных
органов ограничена;
монополизация власти и политики, недопущение реальной политической
оппозиции и конкуренции (иногда отсутствие разнообразных политических
институтов может быть следствием незрелости гражданского общества либо
недоверия партиям со стороны населения);
отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство или
ограниченное вмешательство во внеполитические сферы, такие как культура и
образование;
права и свободы личности главным образом провозглашаются, но реально
не обеспечиваются (прежде всего, в политической сфере);
силовые структуры обществу практически неподконтрольны и
используются в политических целях.
практика имитации выборов. Имитация выборов представляет собой
проведение агитационно-пропагандистского мероприятия со всеми формальными
атрибутами выборов (прямое и тайное голосование, предвыборная борьба, наличие
альтернативных кандидатов и т. д.) при полном отсутствии даже малейшей
возможности прихода к власти представителей оппозиции.
10. Федеративное государство: понятие и виды.
Федерация — форма государственного устройства, при которой части федеративного
государства являются государственными образованиями, обладающими юридически
определённой политической самостоятельностью. Составные части федерации - это
своеобразные подобные государству образования, которые называются субъектами
федерации, а территория федерации состоит из территорий ее субъектов.

ПРИЗНАКИ:
1. Имеются 2 системы высших органов власти (федеральные и субъектов
федерации);
2. Территория состоит из территорий её отдельных субъектов(штатов, провинций,
республик, земель или федеральные земли). В то же время территории всех субъектов
составляют единую территорию страны;
3. федеральным государственным органам принадлежит верховная
законодательная, исполнительная и судебная власть. Компетенция между федерацией и её
субъектами разграничивается федеральной конституцией.
4. В некоторых федерациях субъекты обладают правом принятия собственной
конституции, имеют свои высшие законодательные, исполнительные и судебные органы.
5. федерация имеет единые вооруженные силы, финансовую, налоговую и
денежную системы;
7. Основную общегосударственную внешнеполитическую деятельность
осуществляют федеральные государственные органы. Они официально представляют
федерацию в межгосударственных отношениях.
8. Обязательным признаком считается двухпалатная структура федерального
парламента. Одна палата рассматривается как орган общефедерального
представительства, депутаты в неё избираются со всей страны. Вторая палата призвана
представлять интересы членов федерации.

1.По особенностям конституционно-правового статуса субъектов федеративного


государства выделяют:
 Симметричные (субъекты обладают одинаковым конституционно-
правовым статусом (например, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия,
Соединённые Штаты Америки))
 Aсимметричные (конституционно-правовой статус субъектов различен
(например, Республика Индия, Федеративная Республика Бразилия).

2.По особенностям формирования федерации выделяют:


 Территориальные (территории субъектов федерации определяются с
учетом исторически сложившихся экономических и территориальных связей, либо по
географическим ориентирам (ФРГ, Австрия, США))
 Национальные - территории субъектов федерации определяется с
учетом проживания представителей определенной национальности или с учетом
языка (Индия, Бельгия, бывшие Союз Советских Социалистических Республик,
Чехословакия, Югославия).
 смешанные (комбинированные) (формирование идёт по обоим
признакам (например Россия)).

3.По способу образования федерации делятся на:


 Конституционные часто возникают на базе ранее существовавшего
унитарного государства (нередко империи). В конституциях таких федераций, как
правило, прописан принцип территориальной целостности страны и субъекты
федерации не имеют права свободного выхода из состава государства (Германия,
Бразилия, Россия).
 Договорные возникают в результате объединения ранее независимых
государств в одно, для чего подписывается договор об объединении. В таком
договоре даже могут быть прописаны условия входа (в Конституции) и выхода
(сецессии) государств из состава федерации (в договоре об образовании СССР).
И в том и в другом случае сохраняется целостность государства, а суверенитетом
обладает только федерация в целом. Например, федерация США образовалась из
конфедерации, представлявшей собой союз суверенных государств, которые
объединились на добровольных началах в единое государство. Российское федеративное
государство образовалось не на договорных, а на конституционных началах. Поэтому в
соответствии с конституцией страны высшей властью обладает народ всей России, а не
отдельная ее часть (субъект федерации).

4) По роли федерального центра:


а) относительно-централизованные федерации имеют сильный федеральный центр
- большинство политических решений принимается центральной властью (США, Россия);
б) относительно-децентрализованные федерации имеют слабый федеральный центр
большинство политических решений принимается властями субъектов федерации
(Канада).

11. Унитарное государство: понятие и виды.


Унитарное государство - форма государственного устройства, это единое, цельное
государственное образование, состоящее из административно-территориальных единиц,
которые подчиняются центральным органам власти и признаками государственной
независимости не обладают.

ПРИЗНАКИ:
 административно-территориальные единицы не имеют политической
самостоятельности.
 единое гражданство
 единая структура гос. аппарата
 единая система законодательства
 единая система налогов и сборов.
 Один законодательный орган осуществляет компетенцию по всем
вопросам
 Единое экономическое пространство

Исторически унитарная форма государственного устройства сложилась самой первой,


вместе с самим государством. Все без исключения государственные образования древности и
средних веков обладали этой формой государственного устройства. Примером тому могут
служить Римская империя, императорские Китай и Япония, средневековые европейские
королевства. Позднее, с развитием идей просвещения и гуманизма, появилось немало
прогрессивных идей, что и привело к появлению в области государственного строительства
многих стран иных форм государственного устройства - федераций и конфедеративных
государственных союзов.

1.По степени централизации унитарные государства делятся на:


 децентрализованные - во всех звеньях административно-
территориального деления имеются только избираемые органы и нет назначаемых
сверху чиновников общей компетенции (Великобритания, Япония)
 относительно децентрализованные - самоуправляются не все, а часть
территориальных едини, управление в региональных единицах осуществляется как
назначаемыми чиновниками, так и выборными органами. Например в Болгарии,
самоуправляются низовые единицы – общины, а области носят административный
характер.
 Централизованные - отсутствует автономии, а функции власти на
местах осуществляют только назначенные сверху администраторы. Это государства с
выраженными авторитарными политическими режимами. 
2.__
 Простое - не имеет автономных образований (Болгария, Польша)
 Сложное - с автономией - это самоуправление определённой части
территории государства, отличающейся национальными, бытовыми, географическими
условиями(Финляндия, Дания).

12. Конфедерация и иные формы объединения государств.

Конфедерация — форма государственного устройства, союз суверенных государств,


образуемый для достижения определенных целей (военных экономических и др.). Здесь
союзные органы лишь координируют деятельность государств — членов конфедерации и
только по тем вопросам, для решения которых они объединились

ПРИЗНАКИ:
 договорная форма
 создается для достижения определенных целей, отвечающих интересам
государств, образовавших конфедерацию 
 свобода выхода (сецессия)
 каждый субъект конфедерации полностью сохраняет свой суверенитет.
На конфедерацию в целом суверенитет не распространяется
 неустойчивость, переходный характер: конфедерации либо распадаются
после достижения целей, ради которых они создавались, либо превращаются в
суверенное государство — унитарное или федеративное
 у конфедерации есть свои органы управления (один или несколько), но
она не имеет общей конституции, у нее нет единых законодательных органов, единой
судебной системы, единого гражданства, единой армии, единой системы налогов,
бюджета, денежной единицы. А конфедеративные органы лишь координируют
действия членов конфедерации.

Конфедерация — достаточно редкое образование. Конфедерацией были штаты


Северной Америки, которые в 1787 г. создали федеративное государство — США. В 1952 г.
в конфедерацию объединились Египет и Сирия и образовали Объединенную Арабскую
Республику, которая в дальнейшем распалась. До 1848 г. существовала такая конфедерация,
как Швейцарский союз (1815–1848 гг.), которая затем превратилась в федерацию.

Иные формы:
1. ПРОТЕКТОРАТ - понимается международный договор, по которому одно
государство обязывается оказывать покровительство другому, более слабому государству,
осуществлять его представительство во внешних делах, обеспечивать вооруженную защиту,
а иногда оказывать экономическую и культурную помощь. Протекторат относят к числу
разновидностей государственного устройства лишь по традиции, ибо после заключения
международного договора о покровительстве нового (третьего) государства не появляется,
следовательно, не возникает вопрос о его территориальной организации.

2.УНИЯ -  союз (общность) государств, возглавляемый одним монархом.. Личная


уния имеет основанием непреднамеренное совпадение прав на корону в нескольких
государствах на основе различных порядков престолонаследия. Как только по закону корона
переходит к другим лицам, личная уния прекращается. Политическое значение личных уний
может оказаться значительным и привести к полному слиянию разных государств (Кастилия
и Арагон, Англия и Шотландия).
Личная уния устанавливается между государствами, в которых условия и
порядок престолонаследования различны. Например, в одном государстве женщины отстранены
от участия в наследовании трона, а в другом они вправе претендовать на престол. Такие унии
возникают случайно, в результате того, что одно и то же лицо становится наследником
одновременно двух монархов в разных государствах. Столь же случайно они и распадаются,
хотя эта случайность запрограммирована устройством личной унии. Рано или поздно какой-либо
из потомков общего монарха в одной из стран займет престол, тогда как по закону другого
государства его царствование не состоится[3]. Подобное объединение монархических государств
основано исключительно на временном единстве монарха, в силу случайного совпадения в его
лице прав на престол двух различных государств [4].
Реальная уния возникает в результате соглашения государств, в силу которого у них
появляется общий монарх. Члены реальной унии независимы друг от друга, и соединение не
ограничивает их суверенитетов. В результате не образуется ни общей территории, ни
единого подданства, ни общих законов, ни общих финансов и т.п. Реальные унии были
между Норвегией и Швецией, Австро-Венгрия. Реальные унии прекращаются либо из-за
превращения в единое государство, либо из-за расширения союза вследствие того, что во
входящих в унию государствах корона переходит к другим монархам конституционным или
иным путем.

3.Империя – сложное государство, созданное насильственным, завоевательным


путем. Степень зависимости составных частей империи бывает различной. Некоторые
государствоведы пришли к выводу, что у составных частей империи никогда не было
единого государственно-правового статуса. Империями были и Римское государство
последнего периода, и Великобритания, и Россия.

4.Союз - гос. образование с единой верховной (центральной) властью, состоящее и


нескольких объединившихся государств (напр., Союзная Республика Югославия) или
колоний (напр., Австралийский Союз). Это объединения государств, основанные далеко
не всегда на истинной добровольности. В союзы объединяются государства, как правило,
вынужденно, поскольку в противном случае им придется испытать куда более
неблагоприятные последствия и нести серьезные издержки. К примеру, это страны
Балтийского союза — Литва, Латвия, Эстония, поставившие себе в качестве цели
отдаление от России, некоторые среднеазиатские республики бывшего СССР, на
протяжении многих веков испытывавшие на себе давление своих южных соседей.

5.Сообщества государств – это переходные формы государственных союзов, в


основе которых лежат межгосударственные договоры. Как правило, сообщества имеют
негосударственные органы и бюджет. Целью является, прежде всего, поднятие
экономического потенциала путем отмены таможенных, визовых и других экономических
барьеров.

(Например Европейские Сообщества - объединение трех формально


самостоятельных, но взаимосвязанных региональных экономических организаций:
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), созданного в 1951 г., Европейского
сообщества по атомной энергии (ЕВРАТОМ) и Европейского экономического сообщества
(ЕЭС), созданных в 1957 г.).

6.Содружества - объединение государств, характеризующееся определенной


однородностью, обусловленной экономической общностью (страны СНГ) либо языковым
единством, либо общностью правовой системы, культуры, религии (лига арабстких стран).
Объединяющие их признаки могут касаться, во-первых, экономики (одинаковая
форма собственности, единая денежная единица и др.), права (уголовного, гражданского и
пр.), в-третьих, языка (например, у славянских стран СНГ), в-четвертых – культуры, в-пятых
– религии. Однако содружество – это не государство, а своеобразное объединение
независимых государств. В основе содружества могут лежать межгосударственный договор,
устав, декларация, иные юридические акты.
СНГ был создан в 1991 г. и объединял 12 бывших союзных республик, входивших
ранее в СССР. СНГ представляет собой межгосударственный союз суверенных государств,
обладающих полной международной правосубъектностью, основанный на равенстве членов
и учете позиции каждого государства. СНГ создан для реализации следующих задач:
1) сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и иных
областях;
2) обеспечение основных прав и свобод человека в соответствии с
общепринятыми принципами и нормами международного права;
3) формирование общей позиции по ключевым вопросам международного
характера, проведение совместных внешнеполитических действий и инициатив;
4) военно-политическое сотрудничество, объединение усилий для
предотвращения и урегулирования вооруженных конфликтов, совместная охрана
внешних границ;
5) борьба с организованной преступностью и др.

13. Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе


развития общества. ( какой то идиотский вопрос нихуя не понятно)

Государственно-конфессиональные правоотношения - это совокупность


исторически складывающихся и изменяющихся форм правовых взаимоотношений между
государственными и муниципальными органами, организациями, учреждениями,
предприятиями, с одной стороны, и религиозными объединениями, отдельными
верующими — с другой.
Рассмотрение системы государственно-конфессиональных отношений
предполагает обращение к определенному кругу субъектов этих отношений. В качестве
одного из них выступает государство. Государство регламентирует основные направления
вероисповедной политики в обществе, выстраивает систему взаимоотношений с
традиционными и нетрадиционными объединениями, формирует свое отношение к
участию религиозных объединений в различных светских мероприятиях, регулирует
предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает
финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации,
содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры и
др.
В настоящий момент государственно-конфессиональные отношения в России
строятся на основе Конституции РФ, Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» и ряда других нормативных правовых актов. Однако процесс
нормативной регламентации взаимоотношений той или иной конфессии с государством,
его политическими, социальными и иными институтами может инициироваться и
представителями самой конфессии, о чем уже упоминалось в предыдущих частях нашей
работы. Так, например, Русская православная церковь уже изложила свое видение
церковно-государственных отношений в принятых Архиерейским собором 2000 г.
«Основах социальной политики Русской Православной Церкви». Таким образом,
посредством Архиерейского собора Русская православная церковь утвердила свое право
на социальное учение, приглашая тем самым другие поместные церкви последовать ее
примеру.
Современная правовая ситуация привела к тому, что юристы уже не могут не
учитывать того обстоятельства, что влияние религиозных норм на жизнь общества стало
вполне реальным. В соответствии с этим новые подходы в правопонимании открывают
нам сегодня возможность по-новому взглянуть на такое социально-правовое явление, как
церковное право. Церковное право – это право, которое регулирует церковно-правовые
отношения в государстве, при этом являясь результатом деятельности не только церкви
как источника своего права, но и государства как власти, определяющей правовой статус
церковной организации, с учетом исторических особенностей развития государства до
момента отделения церкви от государства и утраты своей юридической актуальности.
В первую очередь, необходимо указать на КРФ, гарантирующую свободу
вероисповедания (ст. 28). К числу базовых законов в области организации деятельности
религиозных объединений относится ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Данный нормативный акт регламентирует порядок создания религиозных
объединений, круг лиц, способных быть учредителями и участниками религиозной
организации и др. В тексте преамбулы закона указывается на «особую роль» православия.
В целом новый закон отразил современные реалии, сложившиеся в российском обществе
в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений, упорядочил условия и
процедуру регистрации религиозных объединений, а также создал условия для их
конструктивного и плодотворного сотрудничества с государством.
Анализируя федеральное законодательство, следует обратить внимание на то, что
некоторые важные области исследуемой сферы общественных отношений оказались за
пределами внимания законодателя. По-прежнему актуален вопрос о предоставления
отсрочек от военной службы священнослужителям и реализации свободы совести в
Вооруженных Силах, замены военной службы альтернативной гражданской службой по
религиозным мотивам и порядок ее прохождения и ряд других.
Важным субъектом государственно-конфессиональных отношений выступает и
конкретный человек. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, что предполагает право индивидов исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и
менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения, а также действовать в
соответствии с ними. Одним из центральных субъектов государственно-
конфессиональных отношений являются религиозные объединения, которые с одной
стороны, представляют интересы определенных конфессий, с другой, – являются 50
непосредственными выразителями интересов конкретных «верующих». В большинстве
случае религиозные объединения выступают необходимым условием возможности
человека исповедовать ту или иную религию. Связано это с тем, что основной формой, в
которой верующие удовлетворяют свои религиозные потребности, в настоящий момент
остается религиозное объединение.
Государственно-конфессиональные отношения не исчерпывают собой всего
разнообразия общественных отношений, связанных с деятельностью религиозных
объединений и реализацией права на свободу совести. Они затрагивают прежде всего
публично-правовой аспект деятельности религиозных организаций.

14. Право как социальная ценность. Инструментальная и собственная


ценность права. Сущность права.
Социальная ценность права - это его способность служить целью и средством
для удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и интересов
граждан, общества в целом
право обладает:
 социальной ценностью;
 инструментальной ценностью;
 собственной ценностью.

1.Социальная ценность права заключается в трех моментах:


а) право обладает возможностью обеспечивать устойчивый порядок в
общественных отношениях. Оно позволяет добиться такого порядка в жизни общества,
который действует по всей стране, постоянно, неизменно, непрерывно во времени;
б) право позволяет достигнуть определенности, точности в самом содержании
общественных отношений. Благодаря этому свойству права правовое регулирование
общественных отношений имеет четкие границы, позволяет отделить правомерные
поведение и действия от произвола и своеволия;
в) право позволяет достичь гарантированного результата, что обеспечивается
опорой права на государственное принуждение и делает право высокообеспеченным.

2.Инструментальная ценность означает, что право:


а) представляет собой мощный регулятивный инструмент и выступает средством
решения разнообразных задач, может использоваться как инструмент разными
субъектами: государством, церковью, общественными объединениями, гражданами и др.
Однако на первом месте стоит, конечно, государство, поскольку право реализуется,
охраняется с помощью государства;
б) является опосредствующим звеном при реализации товаро-рыночных
институтов, институтов управления, демократии, морали, культуры, выступает средством
их воплощения в жизнь;
в) устанавливает систему типовых масштабов поведения и действий. Благодаря
этому право выступает главным инструментом обеспечения организованности
общественной жизни.
Инструментальная ценность права раскрывает его служебную роль в обеспечении
функционирования других социальных институтов — государства, социального
управления, морали и др.

3.Собственная ценность права состоит в том, что право представляет собой


глубинный элемент цивилизации, культуры, который вбирает в себя важнейшие
социальные ценности общества. Кроме того, право выражает важнейшие
общечеловеческие ценности — свободу, справедливость и равенство людей. В этом своем
качестве право способно:
1) дать простор для свободы личности посредством предоставления людям
субъективных прав;
2) добиться активности в поведении и действиях;
3) сопоставить поступки и действия с требованиями морали;
4) выступать фактором прогресса, обновления общества, а также эффективным
средством межгосударственного общения, решения планетарных проблем.
Право в разных странах имеет разные формы и содержание, которые чаще всего
отражают уровень развития общества, его культуру.

Таким образом, право обладает уникальной социальной, инструментальной и


собственной ценностью, поскольку воплощает сплав фундаментальных устоев
цивилизованного общества, противостоит произволу, очерчивает строгие рамки для
поступков и действий.
Приоритет права, правовых начал в организации общества, в деятельности
государственной власти выражает в жизни торжество высокой нравственности,
справедливости, необходимой организованности в единстве и свидетельствует о высокой
общей и правовой культуре общества и его членов.

15. Типы правопонимания: понятие, виды, значение.

Правопонимание — это научная категория, отражающая процесс и результат


целенаправленной мыслительной деятельности человека, включающий в себя познание
права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к целостному социальному
явлению. 
1.Объектом правопонимания могут быть право в планетарном масштабе, право
конкретного общества, отрасль, институт права, отдельные правовые нормы. При этом
знания об отдельных структурных элементах экстраполируются на право в целом.
Любой тип правопонимания включает в себя три элемента:
 норму права;
 правосознание;
 правоотношения.
2.Субъектом правопонимания, как правило, выступает конкретная личность. В
некоторых случаях, субъектом может выступать и целый народ, нация, государство.

Правопонимание, во всяком случае, является субъективным и оригинальным, но в


то же время оно может быть одного уровня у представителей различных социальных
групп. Под объектом правопонимания может пониматься как право вообще, так и право
конкретного общества в определенный исторический период, а также отрасль права или
его институт, отдельная правовая норма.

3.В содержание правопонимания входят знания субъекта о предоставленных ему


правах или обязанностях, об общих принципах развития права и его происхождения,
юридических дозволениях или запретах, а также субъективная оценка приведенных
явлений, определение их как справедливых или несправедливых.
В теории выделяют четыре разновидности правопонимания:
 нормативную,
 философскую;
 социологическую;
 интегративную.

1.Нормативное: право – это совокупность норм, обеспеченных и охраняемых


государством. Данная совокупность приведена в иерархическую систему,
представляющую из себя лестницу, на которой верхняя ступенька обусловлена нижней, а
нижняя подчиняется верхней. Таким образом, под правом признается государственная
воля (или воля народа), которая выражена в обязательном для исполнения нормативном
акте, исполнение которого обеспечено принудительной силой государственных органов.

2.Социологическое: Сущность права заключается в реальном поведении людей,


таком поведении, которое удовлетворяет их интересы и потребности. Право – это явление,
наполняющее законы реалистичным «жизненным» содержанием. Основная идея данного
способа правопонимания заключается в том, что право необходимо искать не в строгих
нормах, а в окружающей нас жизни.
3.Философское: Право представляет собой совокупность уникальных и
независящих от людей или государства постоянно действующих принципов. Данные
принципы олицетворяют собой разум и справедливость, описывают объективные
ценности. Так, например, Кант писал, что свобода одного индивида ограничивается там,
где начинается свобода другого индивида. В частном понимании философская концепция
может трактоваться как теологическая, в которой базовые принципы выдаются за
мудрость бога (аллаха). Подобная мудрость является обязательной для законодателя, а
глава государства, несущий ответственность за принятие законов, является своего рода
наместником бога на земле.
Особенности философского типа правопонимания связаны с
тем, что он ориентирован на познание сущности права как
объективно существующего социального явления. При этом
позитивное право (законодательство) рассматривается как
правовое явление, отражающее эту сущность и выступающее
формой ее проявления. Сущность права выступает критерием
правового качества и позитивного закона и естественных прав
человека. При этом если закон или норма естественного права
не соответствуют правовой сущности, то они имеют неправовой,
произвольный характер.
4.Интегративное: обозначает слияние в себе нескольких других взглядов на
природу права. В таком смысле право - это совокупность признанных в конкретном
обществе и обеспечиваемых официальной защитой государства норм о равенстве и
справедливости, при помощи которых происходит регулирование борьбы и согласования
свободных воль в их взаимоотношении друг с другом.

16. Право как нормативно-государственный регулятор общественных


отношений (позитивное право): понятие и признаки.

Право – это система общеобязательных, формально определённых и


закреплённых в официальных источниках норм, правил поведения, обеспеченных
возможностью государственного принуждения.
ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО — официально признанное право, действующее в
пределах границ государства и получившие закрепление в законодательстве, то есть
это право, выраженное в законодательстве

ПРИЗНАКИ:

1. Нормативность означает, что право как некая совокупность норм, правил


поведения, указывает пределы (рамки) поведения людей. Это правила поведения для
неопределённого круга субъектов во всех однотипных повторяющихся случаях,
урегулированных той или иной нормой. Нормы права распространяются на
общественные отношения, регулируют их не как индивидуальную ситуацию, а как
вид отношения.

2. Властно-волевой характер права.


Деятельность государства должна осуществляться в следующих
направлениях:
При создании норм права должны создаваться действенные эффективные
механизмы их реализации. Если же созданы все условия для реализации,
выполнения предписаний норм права, а человек, организация эти требования не
выполняют или нарушают предписания норм права, то именно в этом случае
должно использоваться государственное принуждение.
Обеспечение действия норм права возложено именно на государство, так
как именно оно обладает для этого необходимыми ресурсами: организационными
(создана система ОГВ, силовые структуры, вооружённые силы), материальными и
финансовыми (государство действует за счёт средств налогообложения), правовыми
(именно государство обладает правом на легальное применение силы,
принуждения). При этом государство должно обеспечивать соблюдение
предписаний норм права не только гражданами и организациями, но и самими
органами государственной власти, должностными лицами.

Государственное принуждение реализуется в следующих направлениях:


1. Принудительное исполнение обязанности
2. Возмещение причинённого вреда
3. Привлечение к юридической ответственности за правонарушение.

3. Формальная определенность. Нормы права получают внешнее


формальное закрепление в официальных источниках права (НПА, нормативных
договорах, правовых обычаях, прецедентах). Официальными будут те источники,
которые непосредственно исходят от государства или которые признаются
государством в качестве таковых (например, ОМСУ не являются государственными
органами, но они наделены правом принимать нормативные правовые акты).
Посредством этого право приобретает официальный характер, становится точным,
чётким, единообразным, общеизвестным. Через формальную закреплённость оно
получает структурность.

4. Системность. Право имеет внутреннюю систему, структуру. Оно


внутренне согласовано, обеспечивает комплексную регламентацию всех наиболее
важных общественных отношений. Системность права объясняется тем, что
регулируемые им общественные отношения также взаимосвязаны,
взаимообусловлены. Система права строится на основе критерия – регулируемые
отношения. Соответственно право делится на отрасли и институты права.
5. Общеобязательность. Означает то, что требования, предписания норм
права обязательны для всех субъектов права, т.е. и для граждан, организаций, и для
гос. органов, должностных лиц. Общеобязательность обеспечивается
принудительной силой государства..

6. Интеллектуально-волевой характер. Означает то, что нормы права


создаются в результате интеллектуальной, волевой деятельности людей. Нормы
права специально разрабатываются на основе анализа подлежащих регулированию
общественных отношений и выработки политики, стратегии их регулирования.
7. право выражает согласованную волю социальных слоев и групп населения,
воплощает общечеловеческие ценности свободы, равенства, справедливости

17. Функции права: понятие, содержание, классификация.


Функции права - это основные направления юридического воздействия на
общественные отношения, выражающие роль права в упорядочении
общественных отношений.
Особенности: 1) Определяют назначение права в обществе.
2) Определяют основные направления воздействия на общественные отношения.
3) Определяют сущность, главные черты права.
4) Отличаются динамизмом.
5) Но при этом относительно постоянны. Постоянство как необходимый признак
характеризует стабильность, непрерывность, длительность её действия.
В них выражается сущность, природа права, необходимость самого
существования права как социального регулятора. Именно в них проявляется его
социальная ценность, заключающаяся в установлении с помощью права
определенного порядка, устойчивости, согласованности, организованности, меры
свободы.
ВИДЫ:
1) общесоциальные;
2) специально-юридические.
Общесоциальные функции – это функции, посредством которых право
выражается в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах
общественной жизни:
1) политическая функция –направлена на правовое регулирование между
субъектами политической власти;
2) экономическая функция –направлена на юридическое обеспечение
надежности и справедливости экономических отношений;
3) культурно-историческая функция – направлена на собрание и развитие
культурно-духовных ценностей;
4) функция социального контроля – заключается в исполнении воздействия
права на поведение субъектов с помощью поощрения, стимулирования, удержания
от неправомерных действий и т. д.;
5) воспитательная функция – складывается убежденность в целесообразном и
справедливом порядке правового регулирования.

Специально-юридические функции – это функции, посредством которых


определяются средства и приемы регулирования общественных отношений:
1) регулятивная функция – направлена на осуществление правового
воздействия, которое устремлено на организацию социально значимых отношений
посредством формально определенных правил поведения, требований
общественного развития, особенностей обстановки как внутри государства, так и на
международной арене;
2) регулятивная динамическая функция – осуществляется воздействие на
общественные отношения с помощью их оформления и стимулирования;
3) регулятивная статическая функция – реализовывается воздействие на
общественные отношения с помощью закрепления их состояния в институтах права;
4) охранительная функция – состоит в охране положительных, правомерных
и вытеснении отрицательных явлений общественной жизни, а также пресечении,
предупреждении и восстановлении нарушенных прав:
5) компенсационная функция – обеспечивается предоставление компенсаций
за причиненный вред или нанесенный ущерб;
6) восстановительная функция – направлена на восстановление нарушенного
права либо положения;
7) ограничительная функция – направлена на ограничение в общественных
отношениях общественно опасного поведения;

18. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. Средства


правового регулирования.
Механизм правового регулирования - это система юридических средств,
организованных наиболее последовательным образом в целях упорядочения
общественных отношений, содействия удовлетворению интересов субъектов права.
Цель механизма правового регулирования:
 обеспечение упорядочения общественных отношений, гарантирование
справедливого удовлетворения интересов субъектов.
Механизм правового регулирования - организационное воздействие правовых
средств, позволяющее в той или иной степени достигать поставленных целей, т.е.
результативности, эффективности.
Правовая система и механизм правового регулирования соотносятся как целое
(правовая система) и часть (механизм правового регулирования), ибо правовая система -
более широкое понятие, включающее в себя наряду с категорией "механизм правового
регулирования" и другие категории: "право", "юридическая практика".
Основные элементы механизма правового регулирования:
1) норма права (в ней устанавливается модель удовлетворения
интересов);
2) юридический факт или фактический состав с таким решающим
фактом, как организационно-исполнительный правоприменительный акт;
3) правоотношение (нормативные требования здесь конкретизируются
для соответствующих субъектов);
4) акты реализации прав и обязанностей (действия субъектов в форме
соблюдения, исполнения и использования);
5) охранительный правоприменительный акт (употребляется в случае
правонарушения) (факультативный элемент).

СТАДИИ:
1. формулирование общего правила поведения, модели (результат - норма
права);
2. появление реальных обстоятельств, необходимых для действия нормы
права, которые связываются с наличием юридических фактов. В юридической практике
толчком к движению становится юридический факт, т. е событие или действие
(бездействие), порождающие, изменяющие или прекращающие правовые отношения;
3. выявление объекта и субъектов возникшего правоотношения,
соответствующих прав и обязанностей. На этой стадии правового регулирования
определяется, кто и как будет выполнять требования нормы права, т. е общая модель
поведения, заложенная в норме права, конкретизируется применительно к субъектам;
4. непосредственная реализация прав и обязанностей субъектов
правоотношений. Это фактическое поведение субъектов, обеспечивающее тот
результат, на который была направлена воля законодателя;
5. издание правоприменительного акта — властного веления компетентных
органов, гарантирующего осуществление прав и обязанностей субъектов
правоотношений. В этом случае правоприменительный акт рассматривается как
последнее звено в механизме правового регулирования, в результате чего субъект права
достигает определенной цели.
6. защита нарушенных прав, что может быть в случае, если одним субъектам
правоотношений не удается реализовать свои права в результате неправомерных
действий других субъектов. Возникновение правоприменения в этом случае
связывается с обстоятельствами негативного характера (опасность правонарушения
либо правонарушение).

СРЕДСТВА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1.По уровню решаемых в правовом регулировании задач:


Общие правовые - служат для постановки основополагающих целей и определения круга
задач правового регулирования. Пример ч. 1 ст. 15 Конституции России определяет, что
«КРФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны
противоречить КРФ».
Специальные правовые - используются для решения конкретных задач правового
регулирования. В качестве специальных правовых средств выступают законы и
подзаконные акты, конкретизирующие положения актов общего характера и
закрепляющие механизмы их реализации. Пример К числу нормативно-правовых
средств специального действия относятся федеральные законы «О полиции», «Об
оружии», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об образовании в Российской
Федерации» и др.

2. В зависимости от сферы правового регулирования:


В сфере публично-правового регулирования в качестве правовых средств выступают
властные предписания — императивные нормы, устанавливающие четкие, максимально
конкретизированные правила поведения, в рамках которых минимизируется свобода
выбора и которые обеспечиваются посредством государственного принуждения. (Часть 1
ст. 18 ФЗ «О полиции» определяет, что «Сотрудник полиции имеет право на применение
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе
подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными
конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами»).
В сфере частноправового регулирования наибольшее значение имеют средства
консенсуального характера, право выбора и использования которых законодатель
оставляет за субъектом, непосредственным образом заинтересованным в реализации
своего законного интереса. Средства частноправового регулирования закрепляются в
договорных актах, обязательных к исполнению теми лицами, которые соответствующий
договор заключили. (Пункт 1 ч. 1 ст. 8 ГК РФ определяет, что гражданские права и
обязанности «возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также
из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих
ему»).
3. По форме выражения различают правовые средства:
закрепленные в нормативно-правовых актах,
нормативных договорах,
юридических прецедентах,
юридических обычаях

19. Нормы права: понятие, признаки, классификация.


Норма права — это общеобязательное, формально определенное правило поведения,
гарантируемое государством, отражающее уровень свободы граждан, организаций и
выступающее регулятором общественных отношений.
Все нормы права в совокупности составляют объективное право, а регулирующие
лишь определённый круг общественных отношений — отрасль права. Внутри отраслей
нормы также группируются по институтам и субинститутам. Нормативность представляет
собой общеобязательность правила для неопределенно широкого круга лиц. Формальная
определенность подразумевает закрепление нормы в официальном документе.

Признаки нормы права:


Общий характер. Неконкретность адресата, не персонифицированный характер (в отличие
от правоприменительных актов). Они регулируют типичные отношения и рассчитаны на
многократное применение.
Общеобязательность. Нормы права обязательны для всех, кому они адресованы.
Конкретность содержания. Достигается простотой изложения текста нормы, а также
широким использованием общеизвестных и специальных юридических терминов.
Формальная определённость. Нормы права, как правило, фиксируются в правовых актах
государства и чётко закрепляют права и обязанности.
Микросистемность. Нормы права взаимосвязаны и, как правило, не противоречат друг
другу.
исходят непосредственно от государства либо санкционируются им
обеспечиваются возможностью государственного принуждения
Направленность на непосредственное регулирование поведения людей через
предоставление субъектам юридических прав и возложение на них юридических
обязанностей.
Содержит общеобязательное правило поведения и распространяется на всех, кто вступает
в сферу е действия

1.В зависимости от принадлежности правовой нормы к отрасли:


 конституционно-правовые,
 гражданско-правовые,
 административно-правовые и т.д.

2.В зависимости от функций права существуют: 


 регулятивные (обеспечивают позитивное регулирование поведения
субъектов)
 охранительные (направлены на защиту права в случае
правонарушений) нормы.

3.В зависимости от характера изложения в нормативно-правовом акте выделяют: 


 управомочивающие,
 обязывающие
 запрещающие нормы.
 специальные(специализированных) Они непосредственно не
регулируют поведение субъектов, но способствуют в этом процессе другим нормам
посредством системных связей права.
К подобным нормам принято относить:
– общие нормы, они определяют общие условия для исполнения обязательств;
–дефинитивные (нормы-дефиниции), раскрывают легальные определения
определенных понятий;
– декларативные (нормы-принципы), устанавливают основные подходы правового
регулирования;
– оперативные, распространяют действие норм права на новые сферы,
пролонгируют их действие и т.п.;
– коллизионные, нацелены на решение противоречий между нормами права
посредством установления принципов выбора между конфликтующими нормами.

4.В зависимости от времени действия :


 общие (приняты на неопределенный срок)
 временные (приняты только на определенный срок).

5.В зависимости от юридической силы : 


 Нормы законов – нормы общего действия – распространяются на всех
граждан и функционируют на всей территории государства;
 Нормы подзаконных актов (указы Президента, акты правительства)
– нормы ограниченного действия – имеют пределы, обусловленные
территориальными, временными, субъективными факторами; нормы, издаваемые
высшими органами власти республик, входящих в состав РФ, или нормы,
исходящие от представительных или исполнительных органов краев, областей;
 Локальные нормы – принимаются на предприятиях, в организациях,
фирмах и действуют только в пределах данной организации (правила внутреннего
трудового распорядка).

6.По методу правового регулирования:


  императивные –строго обязательны и не предоставляют
субъектам возможности выбора варианта поведения (нормы УП, АП НП, а
также учредительные предписания);
  диспозитивные – устанавливая тот или иной вариант поведения,
дают возможность субъектам в пределах закона выбрать рациональный для них
вариант (ГП, СП, ТП);
  поощрительные – предписания о предоставлении государством
определенных мер поощрения за полезный вариант действий субъектов,
одобряемый государством и обществом (нормы, устанавливающие
государственные награды, почетные звания);
  рекомендательные –предоставляется возможность самому
определить свое поведение, но при этом в норме указывается наиболее
предпочтительный его вариант (следование – поощрение; игнорирование –
негативные последствия).

20. Юридические факты: понятие, классификация, структура.


Юридические факты - это определенные жизненные обстоятельства (условия,
ситуации), с которыми нормы права связывают возникновение, прекращение или
изменение правоотношений.
Эти факты становятся юридическими не в силу каких-то особых внутренних
свойств, а в результате признания их таковыми государством, законом.
Не право порождает подобные факты, они возникают и существуют помимо него,
но право придает им статус юридических в целях их регуляции и упорядочения
общественной и государственной жизни.  Юридические факты служат
непосредственными поводами, основаниями для появления и функционирования
правоотношений.
Признаки юридического факта:
это конкретное жизненное обстоятельство, выраженное вовне и реально
существующее определенный период времени;
это обстоятельство, предусмотренное нормой права;
это факт, содержащий информацию об определенном состоянии вида
общественных отношений (наличие собственности, правонарушения и т. д.);
наличие данного обстоятельства  вызывает определенные правовые
последствия.
ВИДЫ:
1) по характеру наступающих последствий:
правообразующие (например, прием на работу);
правоизменяющие (например, обмен жилой площади);
правопрекращающие (например, окончание вуза);
комплексные (универсальные) факты (поступление в вуз, приговор суда,
вступление в брак и т. д.- одновременно и образуют, и изменяют, и
прекращают правоотношения);
2) по волевому признаку:
события - возникают без воли сторон правоотношения;
действия - возникают по воле сторон правоотношения.

3) по продолжительности действия:
кратковременные (штраф) и
длящиеся - правовые состояния (состояние родства, гражданства и т. д.);

4) по количественному составу:
простые;
сложные.

5) по значению:
правомерные - не нарушающие правовых предписаний (заключение договора);
неправомерные - нарушающие нормы права (нарушение условий договора).

6) По форме активности участника правоотношения деяния:


действия (кража, заключение договора);
бездействия (неуплата налогов).

21. Правоотношение: понятие, признаки, виды, структура. Субъект права и


субъект правоотношения.

Правоотношение – это такая разновидность общественных отношений, в котором


стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями,
охраняемыми государством.

ПРИЗНАКИ:
1) возникают, изменяются или прекращаются на основании правовых норм;
2) субъекты связаны между собой юридическими правами и обязанностями;
3) имеют волевой характер (воля и интерес участников);
4) охраняются государством;
5) характеризуются индивидуализацией субъектов, определенностью их
взаимного поведения и т.д.

ВИДЫ:

1.По отраслевому признаку:


конституционные;
административные;
гражданские;
трудовые;
семейные и др.

2.По функциям права:


регулятивные (возникают из правомерных действий субъектов);
охранительные (возникают из неправомерных действий субъектов).

3.По характеру обязанностей:


активные (необходимость субъекта совершить определенные действия:
передать вещь, выполнить работу);
пассивные (необходимость субъекта не совершать никаких действий).
4.В зависимости от количества участников:
двусторонние
Многосторонние

5. В зависимости от нормативного основания:


материальные; Материальные правоотношения являются ключевой основой всех
правоотношений по социальному обеспечению, так как именно в них происходит
удовлетворение потребностей нуждающихся лиц, пострадавших от социальных
рисков посредством выплаты денежных средств (социальных пособий), а также
получения иной социальной помощи, социальной защиты.
процессуальные

Структура правоотношений – основные элементы правоотношения и


целесообразный способ связи между ними на основе прав, обязанностей,
полномочий, ответственности.

Структура правоотношения включает в себя следующие элементы:


 субъекты правоотношения;
 объекты правоотношения;
 содержание правоотношения;
 основание возникновения.

1.Субъект или участник правоотношения – это правосубъектное лицо, у


которого в рамках правоотношения возникают конкретные юридические права или
обязанности.
Правосубъектость включает в себя правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность.
 Правоспособность – это способность лица иметь права и нести
обязанности.
 Дееспособность – это способность лица самостоятельно, по своему
усмотрению, осуществлять свои права и обязанности.
 Деликтоспособность – это способность лица нести предусмотренную
законом ответственность за совершенные правонарушения.
Субъектами правоотношения выступают:
 ФЛ;
 ЮЛ
 территориальные образования (государства, регионы, города, МО)

2.Объект правоотношения – это материальные или нематериальные блага,


ценности, по поводу которых складывается правоотношение.
 материальные объекты – имущество, деньги, ценные бумаги, другие
предметы материального мира.
 нематериальные блага – объекты духовного творчества –
произведения науки, искусства, литературы.
 личные неимущественные блага - жизнь, честь, здоровье, деловая
репутация, свобода и безопасность, неприкосновенность частной жизни и т. п.
 действия лица или результаты таких действии - участие в выборах,
дача свидетельских показаний, оказание услуг и т. д…
3.Содержание правоотношения – это субъективные юридические права и
обязанности участников правоотношения. Права и обязанности участников
правоотношения характеризуются взаимным характером, субъективным характером и
юридическим характером.
Взаимный характер правоотношения. Правоотношение – это всегда юридическая
взаимосвязь субъектов, имеющих взаимные права и обязанности. Обязанности всегда
носят встречный характер. Это означает, что когда одно лицо имеет субъективное право,
на кого-либо другого возлагается соответствующая обязанность – совершать активные
действия или же воздержаться от них. И наоборот, если на кого-то возложена
юридическая обязанность, существует другое лицо, обладающее правом требовать
выполнения этой обязанности. Например, по договору займа праву кредитора получить
погашение долга со стороны должника корреспондирует обязанность должника погасить
долг в пользу кредитора.
Субъективный характер правоотношения. Субъективное право – это мера свободы
конкретного лица, участвующего в определенном правоотношении.
Юридический характер правоотношения. Субъективные права и юридические
обязанности всегда закреплены нормативно, т. е. в нормах права.
А)Субъективное право – предусмотренная юридической нормой мера возможного
поведения участника правоотношения. Первая и самая главная черта, которая
характеризует субъективное право, – возможность использования его по собственному
усмотрению. Этим субъективное право отличается от юридической обязанности. Субъект
всегда может отказаться от использования права, которое ему принадлежит, за
исключением тех случаев, когда субъективное право одновременно является и
юридической обязанностью (полномочия органов государства и должностных лиц).
Субъективное право включает несколько правомочий независимо от его
содержания и отраслевой принадлежности:
– правомочие обладать определенным благом (например, право собственности. Оно
включает еще и такие специфические именно для этого права правомочия, как владеть,
пользоваться и распоряжаться определенным имуществом);
– правомочие на совершение определенных действий – лицо обладает правомочием
вести себя определенным образом;
– правомочие требование от другого участника правоотношения выполнения
юридической обязанности (например, арендодатель имеет право потребовать от
арендатора выполнения последним обязанностей, обусловленных договором аренды);
– правомочие на защиту в случае нарушения субъективного права (например, если
арендатор не вносит арендную плату, а требования об этом оказывается недостаточно,
арендодатель имеет право обратиться с иском в суд или арбитражный суд).
б)Юридическая обязанность – это предусмотренная нормой права мера должного
поведения участника правоотношения. В отличие от субъективного права от исполнения
юридической обязанности нельзя отказаться.
В зависимости от того, какой вид поведения предусматривается диспозицией
правовой нормы, юридические обязанности бывают либо активные, либо пассивные.
Активные обязанности закрепляют необходимость действия, а пассивные –
необходимость воздержания от действий, запрещенных нормами права.

4.Основанием возникновение, изменение, прекращение правовых


отношений выступают юридические факты - понимаются обстоятельства, жизненные
события или действия, с которыми норма права связывает возникновение, изменение или
прекращение конкретных правовых отношений.
Юридические факты подразделяют на две группы: события и действия. События –
это юридически значимые факты, которые возникают независимо от воли человека
(например, естественная смерть человека ведёт к возникновению правоотношений
связанную с наследованием). Действия – это такие юридические факты, наступление
которых зависит от воли людей. Действия могут быть подразделены на правомерные
(соответствующие закону) и неправомерные (нарушающие закон).

22. Источники (формы) права: понятие и виды: правовой обычай, правовой


прецедент, нормативный правовой акт, нормативный договор, принципы права.,
правовая доктрина.

Источник (форма) права — способ, с помощью которого закрепляются (находят


внешнее выражение) нормы права.
ВИДЫ:
правовой обычай,
судебный прецедент,
нормативно - правовой акт,
нормативный договор,
общие принципы права,
правовая доктрина

Из всех вышеназванных источников права применительно к Российской Федерации


можно выделить три вида: нормативный акт, нормативный договор и правовой обычай.
1.Нормативный правовой акт — официальный документ установленной формы,
принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа
(должностного лица), иных социальных структур (МО, ЮЛ и т.д.) или путем референдума
с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и
неоднократное применение.
НПА—это акт правотворчества, который принимается в особом порядке строго
определенными субъектами и содержит норму права.
По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются
на законы и подзаконные акты.
2.Нормативный договор — один из видов источников права, представляет собой
соглашение, из которого вытекают общеобязательные правила поведения (нормы права).
Нормативные договоры обязательны для многочисленного или формально
неопределенного круга лиц. Существенным признаком, отличающим договор от
правового акта, является его санкционирование несколькими субъектами
правотворчества.
Нужно отличать договор как источник права (нормативный договор) от правового
договора как индивидуального юридического акта (например, договор купли-продажи),
который устанавливает не юридические правила, а конкретные юридические права и
обязанности конкретных субъектов. Нормативно-правовым договором выступает
соглашение субъектов права, которое содержит новые юридические правила.
В международном праве нормативный договор выступает в качестве основной формы
права. Международный договор — соглашение между государствами и субъектами
международного права, заключенное по вопросам, имеющим для них общий интерес, и
призванное регулировать их взаимоотношения путем создания взаимных прав и
обязанностей.
Примерами договора нормативного содержания могут служить договоры о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
власти республик в составе РФ.
4.Правовой обычай — исторически сложившийся источник права и правило поведения.
Сложившееся в данном обществе правило поведения, вошедшее в привычку в результате
многократного применения и приводящее к правовым последствиям. Сейчас обычай
является источником права, только если это санкционируется государством.
В развитых правовых системах правовой обычай выступает в качестве дополнительного
источника права, когда норма правового обычая восполняет пробел, образовавшийся в
результате неурегулированности того или иного условия в договоре или пробелы
законодательства.
В российском праве обычай является источником российского гражданского права.
Согласно ст. 5 Гражданского кодекса РФ обычаем признается сложившее и широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не
предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того,
зафиксировано ли оно в каком-либо документе или нет.
5.Правовой прецедент может иметь разновидность судебного и административного
прецедента (т. е. прецедента, исходящего от органа исполнительной власти,
занимающегося правоприменением). Наибольшее значение в качестве источника права
имеет именно судебный прецедент.
Судебный прецедент — решение определенного суда по конкретному делу, имеющее силу
источника права (т. е. устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы).
Прецедентом являются решения, вынесенные по аналогичному делу, разрешенному в
рамках аналогичного судопроизводства. Судебный прецедент — решение высшего
судебного органа по определенному делу, которое в дальнейшем является обязательным
для судов при разрешении аналогичных дел.
В России прецедент официально не является источником права, хотя на практике решения
вышестоящих судов часто принимаются во внимание при разрешении споров. Роль
прецедента в некотором смысле выполняют постановления Пленумов Верховного и
арбитражных судов по отдельным вопросам правоприменения.
В последнее время в российской правовой науке ведутся бурные дискуссии на предмет
того, что право судебного прецедента могло бы стать самостоятельным источником права
в России. Необходимость судебного прецедента мотивируется обязанностью высших
судебных органов в части обеспечения единства судебной практики.
6.Правовая доктрина — используемые в некоторых странах при наличии пробела в
законодательстве, отсутствии соответствующего прецедента положения из работ
известных ученых для юридического решения возникшего спора, имеющего правовое
значение.
В романо-германской правовой семье правовая доктрина потеряла свое былое правовое
значение. Например, в Российской Федерации источником права она не признается. В то
же время компетентные научные труды, толкование законодательства (к примеру,
научные комментарии Конституции, федеральных законов) могут являться своего рода
вспомогательными началами для должностных лиц и государственных органов,
применяющих нормы права.

23. Принципы права: понятие, классификация, роль в правовом


регулировании.

Принципы права - основные идеи, исходные положения, ведущие начала, выражающие


сущность права как специфического социального регулятора.
Принципы права играют РОЛЬ ориентиров, определяющих пути
совершенствования как правовых норм, так и правового регулирования
общественных отношений.
Они выражают закономерности права, его природу и социальное назначение,
представляют собой общие правила поведения, которые прямо сформулированы в
законе или выводятся из его смысла.
всю правовую жизнь общества, правовую систему государства.
характеризуют не только сущность, но и содержание права, отражают его
внутреннее строение и процесс правоприменения.
оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки и принятия нормативно-
правовых актов, играют определенную роль при разрешении коллизий в праве, при
использовании аналогии права.
они соответствуют типу и форме государства, государственному и политическому
режиму.
Принципы как основные начала права напрямую закрепляются в законодательстве
государств (в статьях законов, в общей части большинства кодексов, в преамбулах
конституций и в основных разделах конституций).
1) ОБЩИЕ - основные начала, которые определяют наиболее существенные черты права
в целом, его содержание и особенности как регулятора общественных отношений:
социальная свобода – обеспечивает социальную защищенность личности,
предоставляет гарантии для свободной и обеспеченной жизни;
ответственность за вину – обеспечивает юр-ю ответственность только если лицо
виновно в нарушениях правовых норм;
Справедливость - соответствие между ролью лица в обществе и его социально-
правовым положением; это соразмерность между деянием и воздаянием, между
заслуженным поведением и поощрением, между преступлением и наказанием и
т.п.;
юридическое равенство граждан перед законом и судом, провозглашающее равный
правовой статус всех субъектов и нашедший свое воплощение в ст. 19
Конституции РФ, которая устанавливает: "1. Все равны перед законом и судом";
гуманизм - Конституция и законы должны закреплять права и свободы человека и
гражданина, запрещать различные деяния, посягающие на человеческое
достоинство;
демократизм - в правовых нормах должны быть закреплены механизмы и
институты представительного и непосредственного народовластия, с помощью
которых граждане могут участвовать в управлении государственными и
общественными делами, защищать свои права и свободы;
единство прав и обязанностей, которое выражается в органической связи и
взаимообусловленности прав и обязанностей участников правоотношений -
субъектов права, и означает, что нет и не может быть прав без обязанностей или
обязанностей без прав;
федерализм, присущий только тем правовым системам, которые существуют в
федеративных государствах. Он означает, что в данном обществе действуют две
системы законодательства - общефедеральная и региональная;
законность - система требований общества и государства, состоящая в точной
реализации норм права всеми и повсеместно;
сочетание убеждения и принуждения - универсальные методы социального
управления, которые свойственны различным регуляторам, особенно праву.

Общие — исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие сущность и


социальную природу права в целом, к ним относятся:
1. принцип демократизма — выражается в законодательном предоставлении возможностей
широким слоям населения принимать участие в обсуждении и принятии нормативных актов,
влиять на содержание и практику применения уже действующих, реально использовать все
формы представительной и непосредственной демократии;
2. принцип гуманизма — заключается в том, что право закрепляет такие отношения между
обществом, государством и индивидом, которые основаны на человеколюбии, уважении
личности, создании всех условий для ее нормального существования и развития,
приоритетности прав и свобод человека (ст. 21 Конституции РФ). Однако, на наш взгляд,
гуманизм не ограничивается объявлением человека высшей ценностью. Подлинный гуманизм
предполагает доброе и бережное отношение не только к человеку, но и к животному миру,
окружающей действительности в целом. Без этого не будет и полноценной ответственной
личности. Гуманизм — это не только уважительное отношение к отдельному человеку, но и
человечеству в целом. Он состоит не только в предоставлении прав, но и в возложении
обязанностей;
3. принцип законности — означает, что все субъекты общественных отношений —
государство, его органы, должностные лица, организации и граждане должны точно и
неуклонно соблюдать законы и подзаконные акты, которые, в свою очередь, должны не
противоречить друг другу, обеспечивая верховенство закона, соответствовать конституции и
объективным закономерностям общественного развития (ст. 15 Конституции РФ);
4. принцип равноправия — выражается в законодательном закреплении равенства всех
граждан независимо от национальной, половой, религиозной и иной принадлежности,
должностного или иного положения. Они должны иметь равные общегражданские права и
обязанности, в одинаковой степени отвечать перед законом (ст. 19 Конституции РФ);
5. принцип справедливости — заключается в том, что при регулировании отношений
преимущественно используются средства убеждения в необходимости определенного
поведения, при правонарушении поступок человека оценивается в соответствии с
моральными воззрениями большинства членов общества, а мера наказания — в соответствии
с характером содеянного;
6. принцип единства прав и обязанностей — состоит в направлении поведения участников
регулируемых отношений с помощью детально сбалансированных, взаимно
корреспондирующих прав и обязанностей;

Межотраслевые принципы распространяются на несколько смежных или родственных


отраслей права.

Например, для уголовно-процессуального, гражданско-процес- суального, административно-


процессуального и арбитражно-про- цессуальиого права характерны принципы:
 процессуальное равенство участников сторон;
 гласность судебного разбирательства;
 состязательность;
 презумпция невиновности.

2) МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ – руководящие начала, которые выражают особенности


нескольких отраслей П.
Например, для уголовно-процессуального и гражданско-процессуального П такими
принципами являются:
коллегиальность в рассмотрении уголовных и гражданских дел;
гласность судебного разбирательства;
состязательность.
В то же время на родственные (смежные) отрасли права в полной мере
распространяются и общие правовые принципы.
3) ОТРАСЛЕВЫЕ – основные руководящие начала, характеризующие наиболее
существенные черты конкретной отрасли.
в гражданском праве - принцип равенства сторон в имущественных отношениях;
свобода договора;
в уголовном праве - презумпция невиновности;
в трудовом праве - принцип свободы труда;
в земельном праве - принцип целевого характера использования земли и т.п.
24. Нормативные правовые акты в системе источников права. Юридическая
сила нормативного правового акта. Особенности опубликования и вступления в
силу нормативно-правовых актов в РФ.

Нормативный правовой акт — официальный документ установленной формы,


принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа
(должностного лица), иных социальных структур (МО, ЮЛ и т.д.) или путем референдума
с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и
неоднократное применение.
1. Закон – это НПА, который принимается с соблюдением правил по установленной
процедуре в соответствии с компетенцией законодательных органов власти (парламентом,
конгрессом, верховным сонетом, собранием и т.д.). Законы могут приниматься и на
референдумах – в ходе специальной процедуры непосредственного, прямого
волеизъявления населения потому или иному, как правило, крупному вопросу
общественной жизни.
По содержанию закон, как правило, регулирует наиболее важные общественные
отношения. Виды закона:
1) Конституция как Основной закон,
2) федеральные конституционные законы,
3) обычные законы,
a. федеральные законы и
b. законы субъектов федерации.
2. Подзаконные акты - должны соответствовать закону, конкретизировать его,
детализировать, если это предполагается самим законом или вытекает из требования
практики управления общественными делами.
Но нормативно-правовые акты – это не только форма выражения законов. Иные виды
нормативно-правовых актов служат для предписаний административных
распоряжений правительства, иных органов исполнительной власти. Так, правительство
в этой форме издает постановления и распоряжения, значительную часть нормативно-
правовых актов составляют акты министерств и ведомств, местных органов власти.
К ним относятся правила, приказы, инструкции, декларации, циркуляры, письма,
постановления, решения, указания, программы, конвенции, положения, уставы и
т.п.
3. локальные НПА - создаются, чтобы действовать в конкретных организациях и на
предприятиях, либо предназначены для определенного круга лиц, на определенной
территории. Например, конкретные уставы, правила внутреннего трудового распорядка,
должностные инструкции и т.п. относятся к локальным актам.
Нормативно-правовой акт всегда имеет внешнюю структуру: определенные реквизиты,
которые позволяют его относить к соответствующему виду, например, различать закон
это или постановление, а также определить, когда он был принят, когда вступил в
действие, кем принят, утвержден, подписан и т.д.
Особенности опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов
в РФ.

Официальное опубликование (обнародование) НПА является заключительной стадией


правотворческой процедуры.
Часть 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации гласит: «Законы подлежат
официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые НПА,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения».
От момента принятия (издания) акта до его вступления в силу проходит определенное
время, необходимое для его государственной регистрации (для ведомственных актов) и
опубликования (для всех НПА, кроме тех, которые содержат сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера).
Со дня подписания вступают в силу только те акты Президента РФ и Правительства РФ,
которые не носят нормативного характера, а также содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, а также акты ОИВ,
не имеющие нормативного характера.
Порядок вступления в силу федеральных конституционных законов,
 федеральных законов, актов палат Федерального Собрания

1.В соответствии со ст. 6 ФЗ 5: ФКЗ, ФЗ, акты палат ФС вступают в силу по истечении
10 дней после официального опубликования.
Общий порядок вступления в силу законов и актов палат Федерального Собрания,
определенный ст. 6 Федерального закона от 14.06.94 N 5-ФЗ, действует, если самими
законами и актами палат Федерального Собрания не установлен другой порядок
вступления их в силу.
Кроме общего порядка вступления в силу указанных НПА, существуют следующие
варианты вступления в силу законов и актов палат Федерального Собрания:
 1) порядок вступления в силу документа может быть определен в самом
документе, а именно, называется конкретная дата или, что встречается наиболее
часто, дается формулировка "Вступает в силу после официального
опубликования";
 2) порядок вступления в силу закона нередко определяется отдельным
документом - законом о введении его в действие.
2.Вступление в силу законов, устанавливающих новые налоги или вносящих изменения
в действующее налоговое законодательство , имеет свои особенности. В соответствии с
п. 1 ст. 5 Налогового кодекса РФ федеральные законы, вносящие изменения в
Налоговый кодекс РФ в части установления новых налогов и (или) сборов, вступают в
силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия.
Налоговый кодекс РФ предусматривает также, что акты законодательства о налогах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу. Акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее
чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования.
2.2. Порядок вступления в силу актов Президента РФ и Правительства РФ
Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, акты Правительства РФ,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций,
вступают в силу по истечении 7 дней после дня их первого официального
опубликования.
Иные акты Президента РФ и Правительства РФ, в том числе акты, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера,
вступают в силу со дня их подписания.
Данный порядок является общим и применяется:
если самими актами не установлен другой порядок вступления в силу
в отношении актов, принятых с 05.06.96
2.3. Порядок вступления в силу решений Конституционного Суда РФ
В соответствии со ст. 78, 79 ФКЗ от 21.07.94 N 1-ФКЗ решения КС вступают в силу
немедленно после их провозглашения и подлежат незамедлительному
опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов РФ, которых касается принятое решение.
Решения Конституционного Суда публикуются также в "Вестнике Конституционного
Суда Российской Федерации".
2.4. Порядок вступления в силу НПА федеральных органов
исполнительной власти
Если порядок вступления в силу НПА не определен в самом акте, то НПА ФО ИВ
вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования.
НПА ФОИВ, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения, носящие конфиденциальный характер и не подлежащие в связи с этим
официальному опубликованию, прошедшие государственную регистрацию в
Министерстве юстиции РФ, вступают в силу со дня их государственной регистрации и
присвоения номера, если самими актами не установлен более поздний срок.

25. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, по кругу лиц, во


времени. Обратная сила закона.

1. Действие НПА во времени обусловлено вступлением его в силу и утратой силы. Он акт


всегда начинает и прекращает действие в строго определённое время. Способы
определения времени вступления в силу:
с момента подписания (принятия) акта;
по истечении определённого срока;
с момента опубликования;
с момента наступления определённых событий;
В соответствии с действующим законодательством в РФ законы вступают в силу с даты,
указанной в самом законе (или в акте о вступлении закона в силу), либо с момента
опубликования, а именно через 10 дней с момента официального опубликования.
НПА утрачивают силу (прекращают действие) на следующих основаниях:
по истечении срока действия акта, на который он был принят;
в связи с принятием нового акта, заменившего ранее действующий;
на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного акта.
2. Действие НПА в пространстве определяется территорией, на которую
распространяются властные полномочия органа, его издавшего.
Под территорией РФ понимается её сухопутное и водное пространство внутри
государственных границ, воздушное пространство над ним, недра. Также к ней относится
территория российских дипломатических представительств за рубежом, военные и
торговые суда в открытом море, воздушные корабли в полёте за пределами страны.
Действие во времени зависит от уровня государственного органа, принявшего их, а также
их юридической силы. Так, акты распространяются на:
на всю территорию страны (ФКЗ, ФЗ, иные акты высших государственных
органов);
на территорию субъекта РФ (акты государственной власти и управления субъекта);
территорию, указанную в самом акте;
локальную территорию (предприятие, учреждение, организация).
3. Действие НПА по кругу лиц. На территории РФ нормативные акты действуют в
отношении всех её граждан, государственных органов, общественных организаций,
иностранцев, ЛБГ. Но существуют и нормативные акты, распространяющиеся на
отдельные категории лиц (военнослужащих, пенсионеров, депутатов, судей и т.д.).
Согласно принципу гражданства, граждане РФ обязаны соблюдать российские законы, где
бы они не находились. Совершив преступление на территории другого государства,
российский гражданин несёт уголовную ответственность по законам РФ, даже если
деяние не является преступным в той стране, где было совершено.
Действие нормативных актов РФ ограничено в отношении сотрудников дипломатических
представительств иностранных государств и членов их семей. На данных лиц
ответственность может не распространяться, если оба государства на это согласны. Но
ответственность может быть и применена. Так называемое Право экстерриториальности
действует только на условиях взаимности.
4.Кроме того, важно учитывать принцип, согласно которому закон обратной силы не
имеет, т.е. он не должен распространяться на отношения, которые уже существовали до
момента вступления его в юридическую силу. Однако, возможны два исключения:
если новый закон смягчает или устраняет ответственность;
если в самом законе об этом сказано.
Обратная сила закона применяется в уголовном праве. Особый порядок действия
уголовного закона заключается в том, что если новый уголовный закон усиливает
наказание или вводит новую ответственность, он не имеет силы. Напротив, если
уголовный закон смягчает или устраняет ответственность, он распространяется на все
преступления до и после его вступления в силу.
Простая обратная сила подразумевает, что уголовный закон распространяется на
преступления, совершённые до его вступления в силу, но по которым не вынесены
приговоры.
Обратная сила может быть предана любому нормативному акту.

26. Система права: понятие, основные черты, структура. Предмет и метод


правового регулирования как основание деления права на отрасли.

Система права - это совокупность взаимосвязанных юридических норм,


институтов и отраслей, характеризующихся внутренним единством и различием в
соответствии с особенностями регулируемых общественных отношений.
Характерные черты системы права:
единство и различие, взаимодействие юридических норм (единство выраженной в
них государственной воли; единство правовой системы, в рамках которой они
существуют и действуют; единство механизма правового регулирования, его
исходных принципов; в-четвертых, единство конечных целей и задач /
различаются по своему конкретному содержанию, характеру предписаний, сферам
действия, формам выражения, предмету и методам регулирования, санкциям и т.д).
систематизации;
объективность;
материальная обусловленность.
Систематизация - упорядочение действующих правовых норм в целях удобства
пользования ими на практике

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
норма права - первичный элемент системы права. Это исходящее от государства
обязательное правило поведения властного характера.
отрасль права - совокупность однородных правовых норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений. (УП, ГП)
подотрасль прав - регулируют отдельные общественные отношения (в ГП -
авторское право, жилищное; в земельном - горное, водное)
институт права - небольшая группа правовых норм, регулирующих определенную
разновидность общественных отношений (институт брака, семьи)
Виды институтов:
материальные (регулируют отношения между людьми и распоряжением
имуществом)
процессуальные (порядок разрешения споров)
отраслевые (нормы одной отрасли права)
смешанные (нормы двух и более отраслей права)
регулятивные (регулирование отношений), охранительные, учредительные
(закрепляют определенное положение).
В основании деления системы права на отрасли заключаются два критерия:
1) предмет правового регулирования;
2) метод правового регулирования.
Предмет правового регулирования –однородные общественные отношения ,
регулируемых отраслью права. Это основной критерий, поскольку общественные
отношения объективно существуют, их определенный характер требует и
соответствующих правовых форм. Например, трудовые отношения являются предметом
регулирования трудового права.
Предмет правового регулирования не является единственным критерием деления права на
отрасли, поскольку:
1) составляющие его общественные отношения весьма разнообразны;
2) одни и те же общественные отношения регулируются различными отраслями и
способами.

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА:
субъекты - индивидуальные и коллективные;
их поведение, поступки, действия;
объекты (предметы, явления) окружающего мира, по поводу которых люди
вступают во взаимоотношения друг с другом и к которым проявляют свой
интерес;
социальные факты (события, обстоятельства), выступающие
непосредственными причинами возникновения или прекращения
соответствующих отношений.
Предмет в данном случае - это все то, что подпадает под действие правовых норм. Иными
словами, сфера, на которую распространяется право и которая находится под его
юрисдикцией.
Метод правового регулирования – совокупность юридических способов, средств,
приемов правового воздействия на общественные отношения, составляющие предмет
отрасли.
КОМПОНЕНТЫ МЕТОДА:
установление границ регулируемых отношений (что зависит от ряда объективных и
субъективных факторов - особенности этих отношений, экономические и иные
потребности, государственная заинтересованность и др.);
издание соответствующих нормативных актов, предусматривающих права и
обязанности субъектов, предписания о должном и возможном их поведении;
наделение правоспособностью и дееспособностью участников общественных
отношений (граждан и ЮЛ), позволяющих им вступать в разнообразные
правоотношения;
определение мер ответственности (принуждения) на случай нарушения этих
установлений.

ВИДЫ:
1) диспозитивный метод равноправия сторон, основан на дозволениях, т. е.
предоставление права на определенное поведение, у субъектов отношений есть
возможность относительно самостоятельно выбирать вариант поведения;
2) императивный метод является методом властного воздействия на участников
общественных отношений, основанным на запретах, обязанностях, наказаниях;
3) рекомендательный метод является методом совета осуществления конкретного
желательного для общества поведения;
4) поощрительный метод представляет собой метод вознаграждения за определенное
поведение, он стимулирует социально полезное, активное поведение.
Предмет является главным, материальным критерием разграничения норм права по
отраслям, поскольку он имеет объективное содержание, предопределен самим характером
общественных отношений и не зависит в принципе от воли законодателя.
Метод же служит дополнительным, юридическим критерием, так как производен от
предмета. Самостоятельного значения он не имеет. Однако в сочетании с предметом
способствует более строгой и точной градации права на отрасли и институты. Ведь
наличие различных видов общественных отношений еще не создает само по себе системы
права, не порождает автоматически его отраслей.

27. Правовая система: понятие и структура, критерии классификации


правовых систем, основные разновидности правовых семей.
Правовая система — информационно-регулятивная система общества, определяемая
социально-экономическим строем, которая обладает собственными историко-правовыми
и этно - культурными особенностями.
состоит из взаимообусловленных элементов (законодательство, правоприменение,
правосознание), объединённых статическими и динамическими отношениями в
структурно упорядоченное целостное единство,
обладает передаточной функцией (с помощью которой индивид с достаточностью
и необходимостью преобразует информацию о внешней ситуации, в которой он
находится, в информацию о своём должном поведении в интересах общества);
обладает регулятивной функций (с помощью которой господствующий класс
общества оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие
на общественные отношения, поведение людей). 
Правовая семья —более или менее широкую совокупность национальных правовых
систем, которые объединяют общность источников права, основных понятий, структуры
права и исторического пути его формирования.
Критериями являются:
Общность происхождения и развития (правовые системы одной правовой семьи
имеют общее происхождение, общие исторические формы, общие принципы
формирования).
Общность основных источников (форм) права (например, в странах
континентальной Европы основным источником права является нпа).
Сходство структуры (это выражается в выделении одних и тех же отраслей права, в
определенном соотношении публичного и частного права, если такое деление
вообще признается).
Общность принципов, типов и методов правового регулирования общественных
отношений определенных видов (в том числе их соотношение).
Общность юридической терминологии в рамках правовой семьи и в то же время ее
некоторое отличие от терминологии других правовых семей (например, в странах
англо-саксонского правовой семьи используется понятие траста, которое не
получило распространение в государствах других правовых семей).
Сходство юридической техники, в том числе правотворческой,
правореализационной, правоинтерпретационной (например, особенностями англо-
саксонской правовой семьи являются отсутствие кодексов, техника двойных
наименований законов – полных и кратких)

Наиболее известной является классификация французского учёного Рене Давида, в


соответствии с которой выделяются:
романо-германская правовая семья,
англосаксонская правовая семья,
религиозная правовая семья (мусульманская, иудейская и др.),
социалистическая правовая семья,
традиционная правовая семья
1.Романо-германская правовая система объединяет правовые системы всех стран
континентальной Европы.
возникла на основе рецепции римского права
Основной источник права — нормативный акт
чёткое деление норм права на отрасли, а все отрасли подразделяются на две
подсистемы: частное право и публичное право.
К сфере публичного права относятся административное, уголовное,
конституционное, международное публичное.
К частному относятся гражданское, семейное, трудовое, международное частное.
В системе органов государства проводится четкое различие на законодательные и
правоприменительные органы.
Законотворческие функции составляют монополию законодателя.
Для большинства стран этой системы характерно наличие писаной конституции. 
2.Англосаксонская правовая семья
Общее право доминирует в национальных правовых системах Великобритании
(кроме Шотландии), Канады, США, Ямайки, Австралии и т. д
В основе этой правовой системы — принцип stare decisis, означающий, что при
выработке решения судом господствующая сила принадлежит прецеденту.
Основным источником права является обычай (подтверждённый судебным
прецедентом),
законодательство рассматривается как разновидность договора.
в отличие от романо-германской системы, судебные решения играют большую
роль в собственно формировании права, тогда как романо-германская система
оставляет за судами функцию толкования и применения права.
Нормы казуистичны, носят детальный характер.
Всё право публично.
Деления права на отрасли присутствует, но оно не так чётко обозначено как в
романо-германской семье.

3. Религиозная правовая система — это правовая система, где основным источником


права выступает священное писание.
Наиболее известными примерами являются исламское право (шариат) и иудейское
право (галаха).
В Европе религиозное право не прижилось даже в Средние века, поскольку
авторитет Церкви относился исключительно к духовной сфере;
Широкое распространение получила аналогия права.
Всё право делится на уголовное, судебное и семейное, отсутствует деление права
на публичное и частное.

28. Правотворчество: понятие, принципы, субъекты.

Правотворчество - это деятельность прежде всего государственных органов по


принятию, изменению и отмене юридических норм.
СУБЪЕКТЫ:
государственные органы,
негосударственные структуры (ОМСУ, профсоюзы и т.п.), наделенные
соответствующими полномочиями
граждане при принятии законов на референдумах.
Правотворчество является составной частью более широкого процесса -
правообразования, под которым понимается естественноисторический процесс
формирования права, в ходе которого происходит анализ и оценка сложившейся правовой
действительности, выработка взглядов и концепций о будущем правового регулирования,
а также разработка и принятие нормативных предписаний.
ПРИНЦИПЫ - это основополагающие идеи, руководящие начала, исходные положения
деятельности, связанной с принятием, отменой или с заменой юридических норм, это
ориентир для органов, творящих право:
научность (ибо в процессе подготовки НПА важно изучать социально-
экономическую, политическую и иные ситуации, объективные потребности
развития общества и т.п.);
профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны компетентные,
подготовленные люди - юристы, управленцы, экономисты и др.);
законность (данная деятельность должна осуществляться в рамках и на основе
Конституции, иных законов и подзаконных актов);
демократизм (характеризует степень участия граждан в этом процессе, уровень
развития процедурных норм и институтов в обществе);
гласность (означает открытость, «прозрачность» правотворческого процесса для
широкой общественности, нормальную циркуляцию информации).
оперативность (предполагает своевременность издания нормативных актов).
ВИДЫ:
1.В зависимости от субъектов:
1) непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума
(всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и
общественной жизни);
2) правотворчество государственных органов (ФС);
3) правотворчество отдельных должностных лиц (президента, министра);
4) правотворчество ОМСУ;
5) локальное правотворчество (на предприятии, в учреждении и организации);
6) правотворчество общественных организаций (профсоюзов).
2.В зависимости от значимости:
1) законотворчество - правотворчество высших представительных органов - парламентов,
в процессе которого издаются нормативные акты высшей юридической силы - законы,
принимаемые в соответствии с усложненной процедурой;
2) делегированное правотворчество - нормотворческая деятельность органов
исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая по поручению
парламента по принятию для оперативного решения определенных проблем нормативных
актов, входящих в компетенцию представительного органа;
3) подзаконное правотворчество - здесь нормы права принимаются и вводятся в действие
структурами, не относящимися к высшим представительным органам - Президентом,
Правительством, министерствами, ведомствами, местными органами государственного
управления, губернаторами, главами администраций, руководителями предприятий,
учреждений, организаций.

29. Реализация права: понятие, пути и формы.

Реализация права — это осуществление юридически закрепленных и


гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в деятельности
людей и их организаций.
Реализация права есть сложный процесс, протекающий во времени. В нем участвуют не
только стороны, носители субъективных прав и обязанностей, но и государство в лице
различных органов: правотворческих, правоисполнительных, правоприменительных.
Реализация права как процесс воплощения права в жизнь включает в себя, во-первых,
юридические механизмы реализации права и, во-вторых, формы непосредственной
реализации права, когда фактические жизненные отношения обретают юридическую
форму.
Частью механизма реализации права выступают механизмы защиты субъективного права,
т.е. механизмы юридической ответственности. В процессе защиты право
восстанавливается, и вновь появляется возможность его реализации. Юридическая
ответственность в известной мере обеспечивает охрану субъективных прав от
незаконных посягательств и тем самым создает необходимые условия для их реализации.
ФОРМЫ:
1.Форма первая — соблюдение запретов. Здесь реализуются запрещающие и
охранительные нормы. Для соблюдения запретов необходимо воздержание от
запрещенных действий, т.е. пассивное поведение. Так, ч. 3 ст. 8 ФКЗ "Об арбитражных
судах в РФ" установлено: "Ни одно лицо не может быть представлено к назначению на
должность судьи без согласия соответствующей квалификационной коллегии судей". Для
соблюдения зафиксированного в данной норме запрета требуется пассивное поведение:
воздержание от представления к "назначению на должность судьи, если нет согласия
соответствующей квалификационной коллегии судей.
2. Форма вторая — исполнение обязанностей. Это реализация обязывающих норм,
предусматривающих позитивные обязанности, для чего требуется активное поведение:
уплатить налог, поставить товар покупателю, выполнить работу по трудовому договору и
т.п. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 385 ГК РФ "кредитор, уступивший требование
другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и
сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования".
3. Форма третья — использование субъективного права. В такой форме реализуются
управомочивающие нормы, в диспозициях которых предусмотрены субъективные права.
Так, в ч. 1 ст. 209 ГК РФ записано: "Собственнику принадлежат права владения,
пользования и распоряжения своим имуществом". Субъективное право предполагает как
активное, так и пассивное поведение. Субъект ведет себя пассивно, если отказывается от
использования своего права. Субъективное право может быть осуществлено путем
собственных фактических действий управомоченного (собственник вещи использует ее по
прямому назначению), посредством совершения юридических действий (передача вещи в
залог, дарение, продажа и т.д.), через предъявление требования к обязанному лицу
(требование к должнику вернуть долг) и в форме притязания, т.е. обращения в
компетентный государственный орган за защитой нарушенного права (если должник
отказывается вернуть долг, кредитор обращается в суд с просьбой о взыскании долга в
принудительном порядке.

4.Форма четвертая - Применение. В процессе своей реализации нормы права не


только соблюдаются, исполняются и используются, но и применяются
уполномоченными на то органами и должностными лицами к соответствующим
субъектам, фактам, событиям. Гипотеза любой правовой нормы как раз и указывает на
условия, обстоятельства ее применения. В силу особой значимости данной формы
реализации права для юристов (судей, прокуроров, следователей), а также других
работников госаппарата есть смысл рассмотреть ее отдельно и более подробно.
Кроме рассмотренных выше четырех основных форм реализации права (соблюдения,
исполнения, использования и применения) в научной литературе называются и такие,
как добровольная и принудительная реализация, индивидуальная и коллективная; в
правоотношениях и вне правоотношений, в правоотношениях общего и конкретного
типа (по форме связи субъектов).

30. Применение права как особая форма реализации права: понятие,


признаки, основные стадии. Правоприменительный акт.

Применение права - это такой способ реализации права, который связан с


властными действиями юрисдикционных органов и должностных лиц. Последние
выступают от имени государства, выполняя возложенные на них специальные функции и
полномочия; это - одна из форм государственной деятельности, направленной на
претворение правовых предписаний в жизнь, практику.

Применять нормы права - это значит применять власть, а нередко - принуждение,


санкции, наказание. Правоприменение осуществляют только специальные субъекты.
Именно поэтому рядовые граждане не могут применять правовые нормы, иными словами,
употреблять власть; такими прерогативами они не наделены.
ЦЕЛЬ: упорядочение взаимоотношений между людьми и их объединениями,
придание им организованного и стабильного характера.

ПРИЗНАКИ:
1. это - властно-императивная форма реализации права;
2. осуществляется компетентными, уполномоченными на то органами и
должностными лицами;
3. носит процессуально-процедурный характер;
4. состоит из ряда последовательных стадий;
5. имеет под собой соответствующие юридические основания;
6. связано с вынесением правоприменительных актов;
7. является разовым и индивидуально-определенным действием, касающимся
персонифицированных субъектов;
8. направлено на урегулирование конкретных ситуаций.

Необходимость в применении правовых норм возникает при следующих


обстоятельствах:
 при совершении правонарушения (для привлечения правонарушителя к
ответственности);
 при неисполнении обязательств (возврата долга, уплаты штрафа, налога,
соблюдения условий договора);
 при появлении препятствия для реализации субъектом своего права
(например, гражданин получил ордер на квартиру, но занять ее не может,
так как она самоуправно занята другим лицом);
 при возникновении спора о праве (раздел имущества, домовладения; спор о
детях, наследстве и т.д.);
 при контроле юридически значимых действии в силу их особой важности со
стороны государства (сделки по купле-продаже недвижимости, регистрация
нотариальным учреждением завещания, выделение земельного участка,
оформление доверенности на пользование автомашиной, заверение копий
различных справок, документов, дипломов, аттестатов и т.д.);
 когда определенные права и обязанности, соответствующие им
правоотношения не могут возникнуть из односторонних действий самих
субъектов и требуется вынесение компетентным органом или должностным
лицом содействующего правоприменительного акта (представление
гражданина к награде, назначение пенсии, вступление в должность, переход
на другую работу, получение премии);
 когда по закону необходимо официально установить (нередко через суд)
наличие или отсутствие какого-либо факта, события, состояния (например,
признание лица безвестно отсутствующим либо умершим; нахождение на
воинской службе, в родстве, в браке; приобретение или утрату гражданства).
СТАДИИ:
1. Стадия доказывания - установление и анализ фактических обстоятельств
дела (осмотр места происшествия, опрос свидетелей, исследование
вещественных доказательств, следов, документов, назначение, если это
нужно, экспертизы, фотосъемка и т.д.).
2. выбор правовой нормы, по которой надлежит разрешить дело. (Дается
юридическая квалификация совершенным действиям).
3. проверка юридической силы и толкование выбранной нормы (проверка
действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, устранение возможных
противоречий, коллизий, пробелов, расхождений).
4. документально-оформительская стадия - вынесение
правоприменительного акта (например, приговор суда по уголовному делу,
судебное решение по гражданскому делу).
5. контрольно-исполнительная стадия (реальное исполнение приговора или
решения суда по гражданскому делу, доведение их до заинтересованных лиц
и органов).

Правоприменительный акт – официальный правовой документ, принятый


уполномоченным органом (должностным лицом) в ходе решения конкретного
юридического дела и содержащий индивидуально-конкретное властное предписание.
ПРИЗНАКИ:
1. Принимается уполномоченным органом (должностным лицом) в пределах его
компетенции.
2. Принимается в ходе правоприменительной деятельности.
3. Направлен на решение конкретного юридического дела.
4. Имеет государственно-властный характер.
5. Принимается на основе норм права и индивидуализирует их применительно к
конкретной ситуации и конкретным лицам.
6. Оформляется в виде официального правового документа, имеет установленную форму
и реквизиты.
7. Адресован индивидуально-определенным лицам.
8. Реализуется однократно.
9. Выступает в качестве юридического факта и влечет наступление правовых последствий,
т.е. возникновение, изменение или прекращение правоотношения.
СТРУКТУРА:
1. Вводная часть – содержит указание на правоприменительный орган, место и дату
принятия решения.
2. Описательная часть – содержит описание существа дела, т.е. сведения о фактических
обстоятельствах.
3. Мотивировочная часть – содержит обоснование выносимого решения.
4. Резолютивная (постановляющая) часть – содержит выносимое решение.
ВИДЫ:
1. По субъектам принятия:
–государственными органами (например, органами законодательной, исполнительной и
судебной власти);
– иными уполномоченными органами (ОМСУ);
–должностными лицами (например, ректором вуза).
2. По наименованию:
– указы (например, Указ Президента РФ о награждении гражданина А. орденом Дружбы);
– распоряжения (например, распоряжение губернатора области о назначении гражданина
Б. на должность начальника отдела);
– приказы (например, приказ ректора о назначении гражданина В. на должность
преподавателя);
– определения (например, частное определение суда);
– решения (например, решение суда о расторжении брака);
– приговоры (например, обвинительный приговор суда).
3. По функциям права:
– регулятивные (например, приказ о назначении на должность или об увольнении по
собственному желанию);
– охранительные (например, приказ о увольнении за совершение прогула).
4. По юридической природе:
– основные (содержат конечное решение дела, например обвинительный или
оправдательный приговор суда).
– вспомогательные (не содержат конечного решения дела, а подготавливают принятие
основных актов, например постановление о возбуждении уголовного дела);
5. По правовым последствиям:
– правообразующие (влекут возникновение правоотношения, например, приказ о
назначении на должность);
– правоизменяющие (влекут изменение правоотношения, например, приказ о переводе с
одной должности на другую);
– правопрекращающие (влекут прекращение правоотношения, например приказ об
увольнении).
6. По порядку принятия:
– принимаемые единоначально (например, Указ Президента, приказ директора
учреждения, решение мирового судьи);
– принимаемые коллегиально (например, решение СФ о назначении гражданина А. на
должность судьи Конституционного Суда РФ, решение суда о разделе имущества).

31. Правовая экспертиза нормативных правовых актов: понятие, значение,


основы правового регулирования в РФ.

Экспертиза — исследование какого-либо вопроса, которое осуществляется лицом,


обладающим специальными познаниями в той или иной области, завершающееся
вынесением заключения.

Юридическая экспертиза заключается в правовой оценке формы акта, его целей и


задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт,
содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет
соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и федерального
законодательства. Рекомендуется также оценить соответствие акта требованиям
юридической техники (в том числе проверить наличие необходимых реквизитов).
Правовая экспертиза осуществляется в целях выработки федеральными органами
государственной власти в пределах их полномочий, вытекающих из п. "а" ч. 1 ст. 72
Конституции Российской Федерации, совместно с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мер по обеспечению соответствия конституций,
уставов, законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции и
федеральным законам.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:
 а) экспертиза НПА и их проектов является обязательной составляющей
правотворческого процесса;
 б) экспертиза НПА и их проектов выступает в качестве превентивной меры
устранения негативных факторов в этих документах;
 в) ее объектом являются действующие НПА и ИХ проекты;
 г) последствием ошибки в проведении экспертизы НПА и их проектов является
дефектность правового акта;
 д) экспертиза НПА и их проектов является несудебиой экспертизой.
1. Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном
Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и
согласно методике, определенной Правительством Российской
Федерации, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных
государственных органов и организаций, органов местного
самоуправления, их должностных лиц.
2. ЗНАЧЕНИЕ:
Данный вид экспертизы выступает инструментом ликвидации пробельности,
коллизионности, неопределенности правовых предписаний, иных дефектов правового
регулирования, несовершенства юридической техники. Правовая экспертиза является
фактором повышения эффективности правотворчества, реализации и толкования
правовых норм, существенно влияющим на принятие законных управленческих и иных
правоприменительных решений.
Предметом правовой экспертизы является информация о различных сторонах,
свойствах и признаках объекта. Предметом правовой экспертизы НПА или его проекта
выступает информация о его соответствии существующей системе законодательства.
В процессе правовой экспертизы устанавливается:
• соответствие положений законопроекта нормам Конституции РФ;
• связь законопроекта с общей системой действующего законодательства РФ;
• соотношение проектируемых решений с договорами и соглашениями России с
иностранными государствами, включая государства — участников СНГ, а также
признаваемыми Российской Федерацией международноправовыми актами;
• обоснованность выбора формы акта;
• соответствие положений проекта современным достижениям правовой науки и
практики.

32. Толкование права: понятие и виды.


Толкование права – это деятельность субъектов по уяснению и разъяснению смысла
(подлинного содержания) правовых норм.
ЦЕЛЬ: установление подлинного точного смысла и содержания правовой нормы и
нормативного акта в целом. При этом толкование, прибавляя новое знание о норме, ни в
коей мере не изменяет и не заменяет её. Речь идёт только о разборе, анализе, изучении
данной нормы. Оно является обязательной стадией правоприменительного процесса.
СПОСОБЫ:
1) грамматический - анализ нормы права с точки зрения лексико-грамматических,
стилистических, морфологических требований, выяснения значения отдельных слов, фраз,
выражений, союзов и т.д. Таким образом, выделяется буквальный смысл закона.
2) логический - Выясняется прежде всего внутренняя (логическая) структура нормы,
взаимосвязь трёх её элементов: гипотезы, диспозиции и санкции.
3) систематический - установление смысла правовой нормы в связи с местом, которое она
занимает в системе права, а также в зависимости от её «окружения».
4) историко-политический - Во внимание принимаются те социальные условия, в которых
была принята та или иная норма, - не отпали ли эти условия, как изменилась и изменилась
ли вообще экономическая и политическая ситуация.
5) специально-юридический - толкование специальных юридических терминов,
непонятных для основной массы населения.
ВИДЫ:
1. толкование по объёму подразделяется на три вида:
Буквальное (адекватное) - Это толкование, при котором словесное выражение нормы
права и её действительный смысл совпадают.
Ограничительное - Это толкование, при котором норме права придаётся более узкий
смысл, чем это вытекает из буквального текста толкуемой нормы. Например, ст. 57
Конституции: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». Но
очевидно, что платить обязаны только совершеннолетние, работающие и дееспособные
граждане, а не «каждый».
Расширительное - Это такое толкование, когда норме права придаётся более широкий
смысл, чем это вытекает из её словесного выражения. Например, ст.6 Конституции
говорит о том, что российские граждане обладают на территории РФ равными правами
и несут равные обязанности. В то же время ст. 62 говорит, что иностранцы и лица без
гражданства на территории РФ пользуются правами и несут обязанности наравне с
гражданами РФ.

2. По субъектам:
1) Официальное - Это толкование, дающееся уполномоченными на то государственными
органами и должностными лицами, имеющее юридическое значение.
нормативное (общее): распространяется на широкий круг субъектов и носит
характер общих установок.
казуальное (индивидуальное): касается определённого факта, дела, поступка; не
имеет общеобязательного значения, его цель – разрешение данного уникального
случая.
аутентичное (авторское): исходит от органа или должностного лица, издавшего
толкуемый нормативный правовой акт.
легальное (разрешённое, делегированное): такое толкование официально
разрешено, делегировано какому-либо органу со стороны вышестоящей инстанции.
судебное: осуществляется судебными органами и, прежде всего Верховным Судом
РФ, его Пленумом, а также Конституционным Судом РФ.
2) Неофициальное - Оно исходит от субъектов, деятельность которых не является
официальной, государственной. Поэтому такое толкование не имеет юридической силы и
никаких правовых последствий не влечёт.
профессиональное (компетентное): даётся юристами-профессионалами, т.е.
лицами с высшим юридическим образованием, хорошо знающим действующее
законодательство и практику его применения. Его ценность – в глубоких знаниях и
компетенции толкующих лиц.
В рамках профессионального толкования выделяют ещё доктринальное (научное)
толкование, которое даётся учёными, представителями науки. Его ценность – в
аргументированности, доказательности. Примером могут послужить комментарии
к кодексам, монографии, доклады, содержащие толкование норм права.
обыденное: это первичный, житейский уровень понимания права, его
интерпретация рядовыми гражданами. Оно может быть как верным, так и
ошибочным.

33. Пробелы в праве и способы их устранения и преодоления. Аналогия закона


и аналогия права.
Пробел в праве - отсутствие в нем нужной нормы, с помощью которой можно было бы
разрешить возникший случай; это состояние неурегулированности правом конкретной
ситуации, общественного отношения.
ВИДЫ:
1. первоначальные ("недосмотр законодателя") и последующие, когда они
обнаруживаются уже в процессе правового регулирования,
правоприменительной практики, когда появляются неизвестные ранее
отношения;
2. реальные и мнимые (когда высказывается суждение о существующем
якобы пробеле в праве, тогда как на самом деле ситуация вообще не
находится в правовом пространстве и, следовательно, не подлежит
разрешению).
Пути  устранения и преодоления:
1. принятие новой нормы (устранение); ЗАКОНОДАТЕЛЬ
2. применение правовой аналогии (преодоление или восполнение).
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬ
Первый и естественный путь полного устранения пробела - принятие новой нормы. Но это
- "долгий путь", ибо законодатель не может непрерывно, в срочном порядке заделывать
"дыры" в праве, он это делает постепенно, устраняя наиболее существенные из них.
Пробелы же возникают постоянно и их надо оперативно заполнять, преодолевать. Для
этой цели и существует институт правовой аналогии.

АНАЛОГИЯ ПРАВА И АНАЛОГИЯ ЗАКОНА:


АНАЛОГИЯ - сходство правовых норм и регулируемых ими отношений.
ЗАДАЧА:
 разрешить ситуацию, не предусмотренную законом, таким образом, каким
разрешил бы ее законодатель, судя по тому, как он разрешает другие
подобные ситуации.
В основе аналогии лежит предположение, что все отношения, сходные между собой в
главных своих чертах и признаках, разрешаются одинаково. При этом обязательным
условием является то, чтобы случай, подлежащий разрешению, непременно входил в круг
регулируемых правом отношений, иными словами, находился в пределах юридического
поля.
Различают два вида правовой аналогии или два способа преодоления пробелов:
1. аналогия закона (отыскивается и применяется сходная с другими норма
закона или иного нормативного акта);
2. аналогия права (когда не обнаруживается даже и сходной нормы, дело
разрешается на основе и в соответствии с общим духом, смыслом,
принципами действующего права).
Институт правовой аналогии в ее двух видах закреплен в ст. 6 ГК РФ, которая гласит:
"В случаях, когда предусмотренные п. 1 и 2 ст. 2 настоящего Кодекса отношения прямо не
урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к
ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется
гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия
права) и требований добросовестности, разумности и справедливости".
В научной литературе выделяется еще субсидарная, или дополнительная, аналогия.
Субсидарной называется такая аналогия, когда суд при рассмотрении, например,
гражданского дела применяет сходные нормы из других отраслей права
(административного, семейного, трудового, финансового и т.д.).
Аналогия закона и аналогия права – исключительные средства в праве и требуют
соблюдения ряда определенных условий, обеспечивающих правильное их применение.
Поэтому для того, чтобы использовать аналогию права, необходимо:
1. установить, что данная жизненная ситуация имеет юридический характер и
требует правового решения; 
2. убедиться, что в законодательстве отсутствует конкретная норма права,
призванная регулировать подобные случаи;
3. отыскать в законодательстве норму, регулирующую сходный случай, и на ее
основе решить дело (аналогия закона), а при отсутствии таковой опереться
на общий принцип права и на его " основе решить дело (аналогия права);
4. в решении по делу дать мотивированное объяснение причин применения к
данному случаю аналогии закона или аналогии права. 

34. Коллизии в праве: понятие, виды, способы преодоления и устранения.

Юридические коллизии – это противоречия между правовыми актами, которые


регулируют одни и те же общественные отношения. Они привносят в правовую систему
несогласованность, дефекты, являются причинами неудобств в правоприменительной
практике, затрудняют использование законодательства.

ВИДЫ:
1. Между Конституцией и всеми другими нормативными актами (данная коллизия должна
разрешаться в пользу Конституции);
2. Между законами и подзаконными актами (должна разрешаться в пользу законов как
актов большей юридической силы);
3. Между общефедеральными актами и актами субъектов РФ (если последний принят в
пределах ведения, то в соответствии с ч. 6 ст. 76 Конституции РФ действует именно он;
если последний принят вне пределов ведения, то в силу вступает общефедеральный
закон);
4. Между актами одного и того же органа, но изданными в разные периоды времени
(действует тот акт, который принят позже);
5. Между актами, которые приняты разными органами (применяется тот акт, который
обладает более высокой юридической силой);
6. Между общим и специальным актами (если они приняты одним органом, то
применяется последний; если разными органами – действует первый).
Существует несколько способов разрешения коллизий:
1. Отмена старого акта;
2. Принятие нового акта;
3. Внесение изменений в действующие акты;
4. Систематизация законодательства; деятельность судов;
5. Референдумы;
6. Переговоры через согласительные комиссии;
7. Толкование и др.
Разрешить юридическую коллизию можно, анализируя практику реализации законов и
оценки использования актов полностью или их отдельных норм. Зачастую это делается в
ответ на запросы государственных органов разных уровней, а также по обращениям
общественных организаций и отдельных граждан.
Несогласованность в действиях различных органов и организаций также может дать повод
для того, чтобы обратиться за официальной оценкой нормативного акта. Юристы, чтобы
устранить коллизию, должны иметь высокий профессионализм, выполнять точный анализ
обстоятельств дела, выбрать единственно возможный или наиболее целесообразный
вариант решения.

35. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания.

Под юридической ответственностью принято понимать предусмотренную правовыми


нормами обязанность субъекта права претерпевать неблагоприятные для него последствия
правонарушения, или, иными словами, — юридическая ответственность есть
необходимость для лица подвергнуться мерам государственного принуждения за
совершенное правонарушение.
Сущность юридической ответственности заключается в отрицательной правовой оценке
поведения правонарушителя от имени государства.
МЕРЫ:
личного характера (лишение свободы);
имущественного характера (штраф);
организационного характера (увольнение).
ПРИЗНАКИ:
1) связь с государственным принуждением (к правонарушителю применяются санкции,
установленные законом);
2) она применяется специально уполномоченными государственными органами (суд,
прокуратура, полиция и т. д.);
3) влечет за собой не только общественное, но и государственно-правовое осуждение
поведения лица, нарушившего закон;
4) выражается в отрицательных последствиях личного, имущественного и
организационного характера;
5) возлагается в процессуальной форме;
6) наступает только за совершенное правонарушение (государство при этом является
управомоченной стороной, а правонарушитель — обязанной);
7) связана с возложением новой дополнительной обязанности.

ОСНОВАНИЯ — это те обстоятельства, наличие которых делает ответственность


возможной, а отсутствие их ее исключает. Юридическая ответственность возникает в силу
предписаний норм права на основании решения правоприменительного органа.
Фактическим основанием выступает совершенное правонарушение (согласно
российскому законодательству), а юридическим основанием — норма права и
соответствующий правовой акт, в котором установлены объем и форма принудительных
мер к конкретному правонарушителю. Таким актом является приказ администрации,
приговор или решение суда и т. п.
Решать вопрос о характере и степени юридической ответственности следует только при
наличии в действиях лица или группы лиц всего состава правонарушения — объекта,
субъекта, субъективной, объективной сторон правонарушения. Учет и анализ каждого из
элементов позволяет избежать ошибки при определении самого правонарушения и меры
ответственности за его совершение.
36. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения.
Правонарушение – это противоправное, общественно-вредное деяние (действие или
бездействие), виновно совершенное, деликтоспособное, то есть способно отвечать за свои
поступки.
ПРИЗНАКИ:
вина лица;
только те неправомерные действия, которые совершены деликтоспособным
субъектом права;
совершение действия или бездействия, то есть выражение деяния во вне.
Мысли и намерения правонарушением не являются;
противоправность – объективное нарушение правовых норм;
общественно вредный характер деяния.
Юридический состав правонарушения – совокупность обязательных объективных и
субъективных признаков, характеризующих деяние как правонарушение.
Состоит из 4 элементов:
1) субъект– деликтосопосбное лицо, субъектом правонарушения может быть только
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста административной и иной
ответственности.
2) объект– охраняемые правом общественные отношения и интересы.
3) объективная сторона– внешнее проявление поступка, выражается в действии или
бездействии, представляющее общественную опасность или общественный вред. При
исследовании объективной стороны правонарушения также анализируют время, место,
обстоятельство, способ совершения правонарушения, размер причиненного вреда,
причинную связь между причиненным вредом и совершенным деянием.
4) субъективная сторона– психическая деятельность лица, связанная с совершением
правонарушения. Она характеризуется прежде всего виной.
Виды правонарушения:
1.В зависимости от общественной опасности:
Преступления относятся к категории особо опасных и вредных для общества, они
предусмотрены УК, посягают на наиболее значимые объекты, за их соверешние
применяются наиболее строгие санкции (лишение свободы, пожизненное заключение)
Проступки (гражданские, материальные, административные, дисциплинарные,
процессуальные) менее опасные по своему характеру и последствиям, чем
преступления. Они совершаются не в уголовно-правовой сфере и не преступниками, а
обычными гражданами в различных областях экономической, трудовой,
административной и др. деятельностях. Влекут за собой не наказания, а взыскания.
1.Гражданские проступки - это причинение неправомерными действиями вреда
личности или имуществу гражданина, а также организации; неисполнение договорных
обязательств; нарушения прав собственника; заключение противозаконной сделки и т.д.
Санкции за такие проступки -возмещение морального или материального вреда,
принудительное взыскание долга, восстановление нарушенного права.

2.Административные проступки - нарушение норм административного права,


охраняющие установленный в обществе правопорядок, систему управления,
экологические объекты. Санкции - штраф, лишение вод.прав, арест на пятнадцать суток,
исправ. работы.
3.Дисциплинарные проступки - связаны с нарушениями производственной,
служебной, воинской, учебной, финансовой дисциплины. Основные взыскания -выговор,
замечание, понижение в должности.
4.Материальные проступки - это причинение рабочими и служащими
материального ущерба своим предприятиям и организациям. Применяются главным
образом правовостановительные санкции путем удержания зарплаты, обязанности
загладить вред, возместить ущерб.
5.Процессуальные проступки - неявка в суд, к следователю на допрос, отказ в
выдаче вещ.дока. Санкция - принудительный привод.

2. По объективной стороне:
Действия
Бездействия.

3.По субъективной стороне:


Умышленные правонарушения
Неосторожные правонарушения.

37. Правовая культура: понятие, элементы и значение. Правосознание как


элемент правовой культуры.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА - обусловленное всем социальным, духовным, политическим и
экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества,
выражающееся в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических
актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта (человека,
различных групп, всего населения), а также степени гарантированности государством и
гражданским обществом свобод и прав человека.
Определяют правовую культуру и как систему взглядов, оценок, убеждений, установок
относительно важности, необходимости, социальной ценности юридических прав и
обязанностей, которые формируют позитивное отношение к праву, законности,
правопорядку, обеспечивают социально полезное поведение в правовой сфере.
ЭЛЕМЕНТЫ:
1) уровень развития правосознания населения, т. е. насколько информировано
оно в правовом отношении, насколько усвоены им правовые ценности;
2) развитие правовой деятельности, поскольку уровень развития правосознания
может быть зафиксирован лишь в правовом поведении. При этом правовая деятельность
проявляется в теоретической деятельности (исследования ученых-юристов),
образовательной (обучение в юридических учебных заведениях) и практической –
правотворческой и правореализующей;
3) степень совершенства системы юридических актов различного вида, в
которых закрепляется право данного общества. Среди них определяющее значение имеет
законодательство государства.

Чаще всего в структуре правовой культуры вычленяют три составляющие: 


знания о праве;
отношение к праву;
навыки правового поведения.
Таким образом, человек, обладающий высокой правовой культурой, должен
ориентироваться в законодательстве, обладать позитивным правосознанием, основанным
на уважении права, уметь при необходимости правильно его реализовать, в том числе в
конфликтных ситуациях. Следовательно, правовая культура представляет собой образ
мышления, норму и стандарт поведения, а в целом – правовой менталитет общества.

Правосознание - это совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций,


оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему и желаемому
праву.
оно предполагает:
— осмысление сущности права;
— соотнесение правовых ценностей с иными (моральными, религиозными,
политическими и др.);
— оценку права с точки зрения его социальной значимости;
— осознание необходимости правомерного поведения;
— субъективное восприятие результатов реализации права.
Правосознание и правовая культура — это взаимообусловленные, имманентные друг
другу явления. Вместе с тем, несмотря на взаимообусловленность и схожесть некоторых
признаков, правосознание и правовая культура далеко не тождественные категории.
Правосознание — это идеальное восприятие или отражение субъектом юридических
явлений (психологический элемент) и сформированные на этой эмпирической основе
общие представления о юридически должном, справедливом, целесообразном и т. п.
(идеологический элемент). В свою очередь правовая культура характеризует состояние
правовой реальности, представленной комплексом взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов: системой формальных источников права, сложившейся в
области правотворчества и правоприменения правовой традицией, правосознанием и
правовым поведениеМ.
ВИДЫ:
1.По социальному уровню:
индивидуальное,
групповое,
общественное правосознание.
2.По содержательному критерию: 
обыденное
профессиональное правосознание.
Обыденное правосознание формируется у индивидов (корпораций), сталкивающихся в
своей деятельности с правом, однако не имеющих юридического образования и не
занимающихся практической юридической деятельностью.
Профессиональное правосознание формируется у профессиональных юристов (лиц,
имеющих специализированное юридическое образование и занимающихся практической
юридической деятельностью). В свою очередь, профессиональное правосознание
подразделяется на практическое и доктринальное.

Правосознание как элемент правовой культуры Важнейший


элемент правовой культуры представлен правосознанием.
Правосознание является результатом и процессом отражения права в
сознании людей. Таким образом, уровень правосознания общества
является наиболее важным показателем правовой культуры конкретного
общества. В учение о правосознании внес существенный вклад И.А.
Ильин, доказавший, что правосознание – это еще более значительный
феномен, чем право. Правосознание понимается в этой трактовке в
качестве естественного чувство права и правоты, особой духовной
настроенности инстинкта, особого рода инстинктивного правочувствия.
Правосознание представлено отношением людей к праву, которое
основано на знаниях о праве и чувствах, т.е. субъективное восприятие
правовых явлений. Представляя специфическую форму сознания,
правосознание обладает особым предмет отражения и объектом
воздействия. Замечание 1 Правосознание является неизбежным
спутником права. Существование права неразрывно связано с волей и
сознанием людей. Все это в совокупности образует комплекс правовых
представлений, настроений и пр.

38. Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение и


проблемы укрепления.

Законность представляет собой режим точного и неуклонного исполнения и


соблюдения правовых норм всеми участниками общественных отношений - гражданами,
должностными лицами, государственными органами, хозяйственными и иными
организациями. Законность - это принцип деятельности государственного аппарата.
Требуя исполнения правовых норм от граждан, государственные органы всех уровней
должны основывать свою деятельность, прежде всего, на законе, быть примером его
неуклонного соблюдения.
Правопорядок - это состояние упорядоченности регулируемых правом
общественных отношений, возникшее в результате последовательного осуществления
законности и характеризующееся реальным обеспечением, реализацией и охраной прав и
свобод личности, неукоснительным соблюдением юридических обязанностей,
правомерной деятельностью всех индивидуальных и коллективных субъектов права. Он
предусматривает также решительную борьбу с любыми нарушениями правовых норм,
восстановление нарушенных субъективных прав. Это порядок, где взаимоотношения
органов, организаций и отдельных граждан четко определены законом, обеспечены и
защищены государственной властью.
Соотношение законности и правопорядка:
1.Названные понятия тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Они соотносятся
как причина и следствие: есть законность - есть и правопорядок, нет законности - нет и
правопорядка. Если законы и иные нормативно-правовые акты всеми и повсюду строго
соблюдаются (законность), то результатом такого положения является четкий правовой
порядок.
2) правопорядок представляет собой цель правового регулирования, именно для его
достижения издаются законы и другие НПА, осуществляется совершенствование
законодательства, принимаются меры по укреплению законности;
3) нельзя добиться правопорядка иными способами, кроме совершенствования правового
регулирования и обеспечения законности;
4) укрепление законности закономерно и неизбежно приводит к укреплению
правопорядка;
5) конкретное содержание правопорядка зависит от содержания законности.
6) Правопорядок есть результат действия законности, реализованной свободы
участников правоотношений. 
Стабилизация экономических отношений, рост материальной
обеспеченности людей, их нравственное воспитание, укрепление
социальных связей, развитие демократии — необходимые предпосылки и
важнейшие пути укрепления законности и правопорядка.
В обществе необходима специальная юридическая, государственно-
властная деятельность по обеспечению законности. Формы этой
деятельности весьма разнообразны. Основными из них являются
убеждение, правовое воспитание, профилактика правонарушений,
общественное воздействие на нарушителей и применение к ним мер
государственного принуждения.
Заметную роль играет деятельность государственных органов по
созданию законов и других нормативных актов, а также их
организаторская деятельность, направленная на обеспечение
законности и правопорядка в стране, в каждой области, в
каждом городе или районе. Особую роль в этом плане играет
работа правоохранительных органов: суда, прокуратуры,
внутренних дел, юстиции и др., в частности направленная на
предупреждение и пресечение преступлений, других
правонарушений, привлечение виновных к законной
ответственности.
Важнейшее значение имеет качество законодательства (законов,
подзаконных нормативных актов): их соответствие реальным
условиям жизни; правильность определения потребности
в правовом регулировании; законность нормативных актов (по
содержанию, форме, процедуре принятия), их соответствие
нормам общественной морали; ясность, четкость, доступность
правовых норм, их систематизированность и т.п. Для достижения
указанных требований необходима надлежащая организация
нормотворческого процесса. В деле обеспечения законности
весьма велика роль правоприменения, такая организация
деятельности соответствующих органов, которая обеспечивала
бы обоснованность, законность, целесообразность и
справедливость всех правоприменительных актов. Поскольку
формирование индивидуального сознания (правового,
нравственного и проч.) происходит под влиянием группового и
общественного сознания, вполне естественна необходимость
всемерного повышения уровня правовой, нравственной,
политической, общей культуры населения.
Таким образом, проблема укрепления законности носит
комплексный характер, связана со многими явлениями и
процессами социальной жизни и может быть успешно решена
только в контексте общей стабилизации обстановки в стране
(рис. 2 и 3).

Примерные вопросы по дисциплине «Гражданское право»

Примерные вопросы по дисциплине «Гражданское право»

1. Гражданское право как правовая отрасль российского права, наука и


учебная дисциплина. Источники гражданского права: понятие и виды.

Гражданское право как наука представляет собой систему знаний о


закономерностях становления и развития гражданско-правовых явлений,
а также деятельность по получению новых знаний о гражданском праве,
наиболее полно отвечающих динамично развивающимся потребностям
гражданского оборота.
Предметом науки гражданского права являются гражданское
законодательство (Гражданский кодекс РФ (далее — ГК) и иные
федеральные законы), иные правовые акты (указы Президента РФ и
постановления Правительства РФ), акты министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы
гражданского права, обычаи делового оборота, а также общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации и, наконец, общественные отношения,
регулируемые нормами гражданского права.
Для выработки норм, отвечающих потребностям участников
гражданского оборота, недостаточно знаний действующих нормативных
актов и практики их применения. Выработка предложений по
совершенствованию действующего законодательства предполагает в
качестве обязательного условия наличие глубоких познаний характера и
сущности тех общественных отношений, которые нуждаются в
регулировании нормами гражданского права. Необходимо учитывать, что
содержание гражданско-правовых норм в значительной мере
предопределяется характером и сущностью регулируемых ими
отношений.
Методы науки гражданского права. представляет собой совокупность
приемов, способов и средств, применяемых для изучения исследуемых
явлений и получения новых знаний.
общенаучные и частнонаучные методы познания:
 диалектический метод, предполагающий анализ исследуемого
явления в развитии и установление причинно-следственных связей
закономерностей этого развития;
 системный метод, позволяющий исследовать объект как
организованную определенным образом совокупность элементов,
обладающую определенной структурой и функциональным единством;
 метод сравнительного правоведения, характеризующийся тем,
что он позволяет сопоставить однородные правовые явления,
категории, институты, закрепленные в законодательстве других стран.
Изучение гражданского права стран СНГ и дальнего зарубежья
позволяет выработать на их основе наиболее оптимальные пути
повышения эффективности правового регулирования общественных
отношений;
 метод комплексного исследования, позволяющий анализировать
гражданско-правовые явления с использованием не только достижений
науки гражданского права, но и других отраслей знаний:
философии, истории, экономической теории, а также других
юридических дисциплин. Он позволяет глубже и всесторонне
рассмотреть сущность исследуемого гражданско-правового явления и
выйти на более обоснованные выводы и предложения.
Наука гражданского права призвана решать следующие задачи:
1. разработка и уточнение содержания основных понятий и категорий
гражданского права, совершенствование механизма правового
регулирования общественных отношений, являющихся предметом
гражданского права;
2. выработка предложений, направленных на совершенствование
действующего законодательства, в том числе путем выработки
законопроектов;
3. обобщение правоприменительной практики и выработка
предложений для судов, арбитражных
судов, прокуратуры, нотариата по формированию единообразной
практики применения гражданского законодательства;
4. создание научно обоснованной единой концепции дальнейшего
развития гражданского законодательства, позволяющей законодателю
планировать законотворческую деятельность на глубокой научной
основе.
C этой целью существует необходимость в объединении науки
гражданского права на основе как минимум четырех концепций: о
корпорациях (юридических лицах); вещные права на недвижимость;
право на объекты интеллектуальной собственности; наследование
имущества.
Таким образом, наука гражданского права охватывает достаточно
широкую сферу деятельности. Она изучает и вырабатывает предложения
по осуществлению правовой реформы в России, исследует нормы права,
правовые институты и конкретные правоотношения, обобщает практику
правоохранительных и законодательных органов, активно участвует в
законотворческой деятельности.
Гражданское право как учебная дисциплина призвано обеспечить
изучение норм гражданского права и практики их применения на основе
полученных наукой гражданского права результатов.
Наука гражданского права и гражданское право как учебная дисциплина
тесно взаимосвязаны. В связи с этим в предмет изучения учебной
дисциплины входят выработанные наукой идеи, теории, концепции, а
также тенденции дальнейшего развития современного законодательства.
Такой подход позволяет обеспечить фундаментальные знания, которые
независимо от изменений законодательства не утрачивают своего
значения и позволяют не только прогнозировать дальнейшие
перспективы развития правовой реформы, но и быстро адаптироваться в
новых условиях.
Гражданское право как учебная дисциплина наряду с нормами и
институтами гражданского права как отрасли права изучает историю его
становления и развития, предмет, метод, источники гражданского права,
понятие правоотношения и юридических фактов и т.д.
Гражданское право как учебный курс представляет собой систему
знаний об источниках гражданского права, идеях, теориях, концепциях
и тенденциях дальнейшего развития современного гражданского
законодательства и практики его применения
Учебный курс гражданского права предполагает не только изучение
гражданского права, но и выработку у студентов практических навыков
по применению норм гражданского законодательства в конкретных
реальных ситуациях, возникающих в связи с деятельностью участников
гражданского оборота.
Гражданское право как отрасль российского права представляет
собой совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и
личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, а в
случаях, прямо предусмотренных законом, и на властном подчинении
одной стороны другой, автономии воли и имущественной обособленности
участников гражданского оборота
Гражданское право занимает одно из центральных мест в системе
российского права. Общее направление развития гражданского права
призвано обеспечить устойчивое развитие экономических отношений в
обществе, повышение жизненного уровня россиян, развитие
предпринимательства, повышение качества товаров, работ и услуг, а
также гарантии надежной защиты имущественных прав граждан и их
объединений.
Появление гражданского права было вызвано необходимостью
обеспечить разумное сочетание интересов экономически обособленных
участников общественных отношений, разрешить возникающие между
ними конфликты. Гражданское право играет важнейшую роль в
современном обществе: взаимодействуя с другими отраслями, оно
выполняет свои особые функции, что и предопределяет специфику
механизма правового регулирования нормами данной отрасли права.
Раскрывая понятие и сущность гражданского права, в настоящее время
невозможно ограничиваться исключительно его отличиями от
публичного права. Не менее важное значение имеют изучение и
выявление общих явлений и признаков между гражданским и публичным
правом. В настоящее время совершенно очевидно, что гражданское и
публичное право могут регулировать одни и те же общественные
отношения. Гражданское право достаточно эффективно регулирует
отношения, выражающие как частные, так и публичные интересы.
Например, оно регулирует отношения, возникающие в отношении
объектов частной и государственной
собственности. Приватизация государственного и муниципального
имущества, резервирование и изъятие земельных участков для
государственных и муниципальных нужд непосредственно затрагивают
как интересы отдельно взятой личности, так и интересы отдельно взятых
публичных образований и общества в целом.
Сфера действия гражданско-правовых норм не имеет явно выраженных
границ. Она может ограничиваться только в отдельных случаях, когда
публично-правовой порядок регулирования общественных отношений в
большей степени отвечает интересам общества, определенным
социальным группам, отдельно взятой личности либо
обусловлен политической системой общества. Например, при социализме
в СССР земля фактически была изъята из гражданского оборота и
находилась в исключительной собственности государства. В настоящее
время земельные участки, обособленные водные объекты и даже участки
недр могут выступать предметом различных гражданско-
правовых сделок.
При делении российского права на отрасли права обычно используются
предмет и метод правового регулирования. В системе российского права
гражданское право является наиболее крупной отраслью права. Для того
чтобы выделить и условно обособить гражданское право из системы
взаимосвязанных иных отраслей права, также обычно используются
предмет и метод правового регулирования. Гражданское право как
крупный блок юридических норм в системе права регулирует
однородные общественные отношения, объединенные общим методом
регулирования.

Различают следующие источники гражданского права:

1) нормы международного права и международные договоры РФ (ст. 7 ГК РФ); 1.


Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации
составной частью правовой системы Российской Федерации.

2. Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям,


указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев,
когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание
внутригосударственного акта.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные


правила, чем те, которые предусмотрены гражданским
законодательством, применяются правила международного договора.


 2) Конституция РФ; ч. 1 ст. 15 Конституции РФ она имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ непосредственно
к регулированию гражданско-правовых отношений. Законы и иные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции.
 3) гражданское законодательство — ГК РФ и принятые в соответствии с ним
иные федеральные законы, регулирующие гражданско-правовые отношения (п.
2 ст. 3 ГК РФ);
 Гражданское законодательство. Традиционно в учебной литературе
термином «гражданское законодательство» охватывалась вся совокупность
нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Однако
законодатель определил, что гражданское законодательство составляют ГК РФ
и принятые в соответствии с ним федеральные законы (п. 2 ст. 3).
 При коллизии гражданско-правовых норм, содержащихся в ГК РФ и иных
источниках гражданского права, правоприменительный орган должен
руководствоваться нормами ГК РФ, если иное не предусмотрено самим
Кодексом. Например, правоспособность юридического лица, для
осуществления деятельности которого необходимо наличие лицензии (п. 3 ст.
49 ГК РФ), возникает и прекращается в зависимости от срока действия
лицензии, если иное не предусмотрено законом или иным нормативным актом.

 4) иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права, — указы
Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ), постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3),
нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти (п. 7 ст. 3);
 5) обычаи (ст. 5 ГК РФ). 1. Обычаем признается сложившееся и широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности,
не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того,
зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
2. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц). Порядок, условия
и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявления его умершим.

Правоспособность – способность иметь гражданские права и нести


обязанности. Гражданская правоспособность признается в равной мере
за всеми гражданами независимо от пола, расы, национальности и
вероисповедания. Правоспособность гражданина возникает в момент его
рождения и прекращается смертью (объявления лица судом умершим).
Никто не может быть ограничен в правоспособности, кроме как законом.

Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности


и дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение
правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением
случаев, когда такие сделки допускаются законом.

Дееспособность – способность гражданина своими действиями


приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их.
Полная дееспособность признается за гражданами, достигшими 18
лет, за исключением случая, когда полностью дееспособным
объявляется гражданин, вступивший в брак до достижения 18 лет; а
также в случае эмансипации т. е. объявления несовершеннолетнего,
достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает
по трудовому договору либо с согласия родителей занимается
предпринимательством. 

Частичной дееспособностью обладают несовершеннолетние (от 14 до
18 лет) и малолетние (от 6 до 14 лет).

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками


или наркотическими средствами ставит семью в тяжелое материальное
положение, может быть ограничен судом в дееспособности.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может


понимать значения своих действий и руководствоваться ими, признается
судом недееспособным.

Согласно ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц


признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания.

При отсутствии возможности установить день получения последних сведений об


отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия
считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние
сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – первое января
следующего года.

Основные юридические последствия признания гражданина безвестно отсутствующим:

1) на основании договора о доверительном управлении его имущество передается в


постоянное управление;

2) из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно


отсутствующий должен был содержать;

3) за счет имущества погашается задолженность по другим обязательствам;


4) у нетрудоспособных членов семьи безвестно отсутствующего, состоявших на
иждивении, возникает право на пенсию по случаю потери кормильца;

5) супруг такого гражданина может в одностороннем порядке произвести расторжение


брака в органах ЗАГСа.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно


отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На
основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина, а также
по совместному заявлению супругов восстанавливается брак.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев (ст. 45 ГК).

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными


действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со
дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в


законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления
умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его
предполагаемой гибели.

Объявление гражданина умершим приравнивается к фактической смерти, и,


соответственно, открывается наследство, прекращаются все личные
обязательства объявленного умершим и автоматически прекращается брак. В
случае явки или обнаружения местопребывания гражданина, объявленного
умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим, а гражданин
вправе потребовать возврата своего имущест
3. Понятие юридического лица, его признаки и виды. Создание, реорганизация и
ликвидация юридического лица.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,


обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Таким образом, для признания организации юридическим лицом необходимо наличие


перечисленных ниже признаков.

1.  Организационное единство, которое проявляется в том, что организация как единое


целое имеет свои органы управления, которые для выполнения своих функций образуют
определенную иерархию. Отношения между учредителями и органами управления четко
регламентируются законодательством, а также учредительными документами (уставами и
учредительными договорами).
Органом управления является часть юридического лица, которая формирует и выражает
вовне его волю. На основании п. 1 ст. 53 ГК РФ юридические лица через свои органы
приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанности. Органы
юридического лица могут быть единоличными (директор, председатель и т.д.) либо
коллегиальными (общее собрание учредителей, правление, совет директоров и т.д.). Орган
представляет юридическое лицо без специальной доверенности.

2.  Имущественная обособленность, которая предполагает, что имущество


юридического лица обособляется от имущества других лиц, в том числе от имущества его
членов и учредителей. Организация может иметь имущество на праве собственности,
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Внешним выражением
имущественной обособленности является наличие у нее складочного капитала (в
хозяйственных товариществах), уставного капитала (в хозяйственных обществах), паевого
фонда (в производственном кооперативе), уставного фонда (в государственных и
муниципальных унитарных предприятиях). Юридическое лицо в зависимости от его вида
должно иметь также либо самостоятельный баланс (для коммерческих организаций), либо
самостоятельную смету (для казенных и некоммерческих организаций).

3.  Самостоятельная имущественная ответственность означает, что всякая


организация, являясь юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом. Если иное прямо не предусмотрено в законе или
учредительных документах, ни учредители, ни участники юридического лица не отвечают
по его долгам, и точно так же юридическое лицо не отвечает по долгам учредителей.

4.  Выступление в гражданском обороте под собственным именем предполагает, что


юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица вправе создавать филиалы и представительства, которые не являются


юридическими лицами.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица,


расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического
лица и осуществляет их защиту (п. 1 ст. 55 ГК РФ).

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне


места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства (п. 2 ст. 55 ГК РФ).

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и


действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах


создавшего их юридического лица.

По целям деятельности организации можно разделить на две большие


группы: коммерческие и некоммерческие.
Коммерческие организации - юридические лица, преследующие извлечение прибыли в
качестве основной цели деятельности и распределяющие полученную прибыль между
своими участниками.

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в


форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческие организации - юридические лица, не имеющие в качестве основной


цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль
между своими участниками (ст. 50 ГК РФ).

Некоммерческие организации создаются в форме потребительских кооперативов,


учреждений, фондов, общественных (религиозных) организаций и т.д.

При этом ГК РФ закрепляет исчерпывающий перечень коммерческих организаций, а


некоммерческие организации могут создаваться в формах, не предусмотренных в ГК РФ.

Юридическое лицо при его создании подлежит государственной регистрации в


уполномоченном государственном органе.
Документом, подтверждающим факт регистрации, является свидетельство о
государственной регистрации юридического лица.
Реорганизацией юридического лица является способ прекращения правового
положения юридического лица или образования нового, влекущий отношения
правопреемства юридических лиц.
Виды реорганизации юридического лица:
1) при слиянии юридического лица с другим юридическим лицом (другими
юридическими лицами) все права и обязанности каждого из них в соответствии с
передаточным актом переходят к юридическому лицу, возникшему в результате
слияния;
2) при присоединении одного юридического лица (нескольких юридических лиц) к
другому юридическому лицу к последнему;
3) при реорганизации в форме разделения создаются два или более новых
юридических лица, а прежнее прекращает свое существование;
4) реорганизация юридического лица в форме выделения;
5) при реорганизации юридического лица в форме преобразования происходит
существенное изменение его статуса.
Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
Ликвидации юридического лица осуществляется:
1) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений
закона;
2) по инициативе его учредителей.
Действия по ликвидации юридического лица.
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о его
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот
срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации юридического лица.
3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или
органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица и передается в
регистрирующий орган.
4. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных
торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
5. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо –
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

4. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические


составы.

Юридический факт в гражданском праве – это предусмотренное


законодательством событие или действие, с которым связаны определённые
правовые последствия, обусловленные возникновением, изменением или
прекращением определенных гражданских правоотношений.

Возникновение юридических фактов может зависеть или не зависеть от воли


физических и юридических лиц. В первом случае юридический факт
обозначается, как действие, во втором – как событие. Действия являются
самым распространенным основанием возникновения гражданских
правоотношений.

Виды юридических фактов:

по правовому результату – (правообразующие, правоизменяющие,


правопрекращающие; )

по влиянию субъектов гражданского права на возникновение юридического


факта – действия, события.

1. действия - обстоятельства, которые зависят от воли людей, совершаются ими:


 правомерные;
 неправомерные
2. события - обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания
людей (например, стихийные бедствия).

правомерные - соответствующие требованиям законов, иных правовых актов и принципов


права:

 юридические акты:
 юридические поступки.

неправомерные (правонарушения) – это действия, нарушающие предписания законов,


иных правовых актов, условия договоров или принципы права.

Юридические акты — правомерные действия субъектов, имеющие целью


возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

1. Гражданско-правовые юридические акты:


1. сделки (иные юридически значимые действия субъектов);
2. корпоративные акты.

сделки — волевые действия юридического или физического лица, направленные на


достижение определенного правового результата. Так, совершая сделку купли-продажи,
субъект стремится приобрести право собственности на деньги или вещь.

иные юридически значимые действия субъектов, не обладающие признаками сделок. Так,


если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату, то арендодатель вправе потребовать досрочного растор-
жения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок (ст. 619 ГК). Направляя
подобное предупреждение, арендодатель может руководствоваться желанием сохранить
договор, а не стремлением его расторгнуть. Однако если после получения предупреждения
арендатор будет продолжать нарушение обязанности по внесению арендных платежей, то
арендодатель имеет возможность требовать расторжения договора независимо от своего
первоначального субъективного устремления.

корпоративные акты. К ним в первую очередь относятся решения общего собрания


участников хозяйственных обществ и товариществ и иных корпоративных образований,
обладающих статусом юридического лица. Решения общих собраний корпоративных
образований, принятые в надлежащем порядке, обязательны для всех участников корпорации
и ее исполнительных органов. Но, несмотря на это, их нельзя отнести к публичным
административно-правовым актам, так как они являются результатом волеизъявления
частных лиц — участников корпорации, которые, вступая в нее, добровольно брали на себя
бремя подчинения воле большинства.

2.Административно-правовые юридические акты - это акты государственных органов и


органов местного самоуправления, предусмотренные законом и иными правовыми актами.
Гражданские правоотношения могут возникать, изменяться или прекращаться на основании
административных актов. К ним относятся акты государственных органов и органов местного
самоуправления,предусмотренные законом и иными правовыми актами в качестве основания
возникновения гражданских правоотношений. Такие акты являются по своей природе
ненормативными и непосредственно направлены на возникновение гражданских прав и
обязанностей у конкретного субъекта — адресата акта.
3. Особым видом юридических актов являются судебные решения, устанавливающие
гражданские права и обязанности. В качестве примера можно привести решения

 о признании права собственности на самовольное строение (п. 3 ст. 222 ГК);
 о принудительном заключении договора на условиях, определенных в
судебном решении, и им подобные;
 об определении порядка пользования вещью, находящейся в общей долевой
собственности.

Юридические поступки – это правомерные действия участников гражданских


правоотношений, связанные с определенными юридическими последствиями
независимо от того, ставилась или нет цель в достижении правового результата
(обнаружение клада или находка вещи). При определенных условиях эти
действия порождают право собственности на найденную вещь. Юридическим
поступком является создание произведений искусства, литературы, науки.

Неправомерные действия в гражданских правоотношениях:

деликты – причинение вреда или ущерба;

неосновательное обогащение – сбережение или приобретение имущества за


счет средств иного лица без достаточных на то оснований;

действия, которые совершаются в виде сделок, являющихся


недействительными; злоупотребление правом; действия, которые
нарушают исключительные права авторов произведений литературы,
науки, искусства, патентообладателей и др.

Событие – явления реальной действительности, которые происходят независимо


от воли человека.
абсолютным, возникающим в результате природных и техногенных
катаклизмов (землетрясение, наводнение) и т.д.;

относительным, спровоцированным деятельностью субъектов гражданского


оборота (авария, забастовка, война и т.д.).

Близки к относительным событиям такие юридические факты, как сроки. Сроки по


происхождению зависят от воли субъектов или волизаконодателя, но течение
сроков подчинено объективным законам течения времени. Сроки играют
самостоятельную, самобытную и многогранную роль в механизме гражданско-
правового регулирования общественных отношений. В одних случаях
наступление или истечение срока автоматически порождает, изменяет или
прекращает гражданские права и обязанности (например, авторское право
наследников прекращается из одного факта истечения 70 лет, считающихся с 1
января года, следующего за годом смерти автора). 

Юридические составы – это совокупность юридических фактов,


обуславливающих возникновение, прекращение, или изменение гражданских
правоотношений.

В юридические составы могут входить в различных комбинациях как действия, так


и события. Так, для возникновения права на страховое возмещение по случаю
разрушения дома от землетрясения (события) необходимо наличие и другого
юридического факта — действия, а именно договора страхования, заключенного
собственником дома со страховщиком.
В одних случаях юридические составы порождают правовые последствия при
условии возникновения составляющих их юридических фактов в строго
определенном порядке и наличия их вместе взятых в нужное время. Например,
наследник, указанный в завещании, может стать собственником наследуемого
имущества при наличии следующих юридических фактов, разворачивающихся в
строгой последовательности:

 составление завещания наследодателем;
 открытие наследства;
 принятие наследства наследником.

В общей теории права такие юридические составы именуются сложными


(связанными) системами юридических фактов.
В других случаях юридические составы порождают правовые последствия только
при наличии всех вместе взятых необходимых юридических фактов независимо от
того, в какой последовательности они возникли. Так, приостановление срока
исковой давности наступает при наличии следующих фактов (причем совершенно
безразлично, в каком порядке они накапливаются): нахождение истца или ответ-
чика в составе Вооруженных Сил; перевод Вооруженных Сил на военное
положение. Важно только то, чтобы эти два факта были в наличии, и то, что они
возникли в течение последних шести месяцев срока исковой давности.
Юридические составы указанного вида именуются в общей теории права
простыми (свободными) комплексами юридических фактов.
5. Сделки как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
прав и обязанностей.
ст.153, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сделка - юридический факт, влекущий возникновение, изменение и


прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сделка - это юридическое действие субъекта (участника) гражданских правоотношений,


оно сопровождается волевыми процессами (обдумывание, решение, приведение решения в
исполнение). Только такой юридический факт можно назвать сделкой, который можно
охарактеризировать как волевое действие, соединяющее в себе волю и волеизъявление.
Таким образом, сделка - это волевой акт и для ее совершения необходимо наличие
дееспособности, которая по-разному определяется для граждан (ст.21, 26-28 ГК РФ) и
юридических лиц (ст.49 ГК РФ) и может быть ограничена в отношении некоторых сделок.

Как и любой волевой акт, сделка включает два элемента: 1) внутренняя воля лица,
совершающего сделку; 2) волеизъявление, т.е. выражение внутренней воли вовне.
При отсутствии одного из этих элементов нельзя говорить о сделке как о
юридическом факте.

Принципы «сделок»:

 · волевой характер действий (воля и волеизъявление);


 · правомерность действий;
 · цель в виде определенных правовых последствий (правового результата).

Воля лица совершить действие (достигнуть определенной правовой цели) становится доступной
восприятию другими участниками гражданских правоотношений в результате изъявления лицом
своей воли вовне, то есть волеизъявления. Само по себе наличие у лица какого-либо намерения
не может породить юридические последствия до тех пор, пока она не выражена доступным для
окружающих образом. То есть, воля должна быть направлена на реальное возникновение
правовых последствий и выражена во вне.

В большинстве случаев способ выражения воли (волеизъявление) предоставлен на усмотрение


лиц, совершающих сделку. При этом форма волеизъявления должна быть объективирована
доступным для окружающих (или установленном законом) способом.

Таким образом, сделка опосредуют волю одного или нескольких лиц, волю, направленную на
достижение определенной цели.

По признаку наступления правовых последствий сделки в зависимости от определенного


обстоятельства (условия) сделки разделяются на условные и безусловные (ст.157 ГК РФ).
Условные сделки, в свою очередь, разделяются на совершенные под отлагательным (п.1 ст.157
ГК РФ) или под отменительным условием (п.2 ст.157 ГК РФ).

ГК РФ Статья 157. Сделки, совершенные под условием


 

1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны


поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны


поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

Так как внутренняя воля недоступна для постороннего восприятия, в гражданском


праве сделки выступают прежде всего как волеизъявление в тех формах, которые
предусмотрены законом. Сделка не будет считаться совершенной, если не было
соответствующего волеизъявления или оно было выражено в форме, не
предусмотренной законом для данного вида сделок.

Во-вторых, сделка является действием граждан и юридических лиц, основных


участников регулируемых гражданским правом отношений. Это не означает, что
сделки не могут совершаться Российской Федерацией, ее субъектами или
муниципальными образованиями. Публично-правовые образования также имеют на
это право. 

В-третьих, сделка имеет целевую направленность: воля в сделке специально


направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей. Этим сделка отличается от юридических поступков, в которых воля
действующего лица специально не направлена на возникновение юридических
последствий.

6. Исковая давность: понятие, значение, правила применения, виды.

1. Под исковой давностью понимается срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено (ст. 195 ГК). При этом сроки исковой давности и
порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст.
198 ГК). Это же относится и к основаниям приостановления и перерыва течения
исковой давности, которые установлены нормами ГК и иными федеральными
законами. Применение этих норм обязательно для судебных органов.
Исковая давность в объективном смысле — гражданско-правовой институт,
т.е. система норм законодательства, регулирующих отношения, связанные
со сроком защиты гражданских прав (сроки, возникновение и т.д.). Тогда как
исковая давность в субъективном смысле — это права лица, чьи интересы
нарушены, воспользоваться сроком для защиты нарушенных гражданских
прав.
Значение института исковой давности в гражданском праве в том, что он имеет
цель дисциплинировать участников оборота, стимулировать их к осуществлению
принадлежащих им прав и исполнению обязанностей. Известно, что
неопределенность в гражданско-правовых отношениях в целом противоречит их
сущности. Поэтому нормы данного института носят императивный характер.
Исковая давность не может применяться к случаям оспаривания нормативного
правового акта, если иное не предусмотрено законом.
2. Исковую давность следует отличать от сроков, которыми ограничивается
существование материального права, т.е. от пресекательных сроков,
истечение которых означает прекращение субъективного материального
права лица.
Разграничение сроков исковой давности и пресекательных сроков должно
проводиться по признаку их воздействия на материальное гражданское право.
Если срок исковой давности может послужить препятствием к осуществлению
материального права в принудительном порядке, то срок пресекательный
прекращает существование самого материального гражданского права.
Кроме этого основного признака разграничения сроков исковой давности и
пресекательных сроков, следует иметь в виду и другие дополнительные важные
признаки. Для сроков исковой давности установлено строгое правило о том, что
изменение их, а также изменение порядка их исчисления соглашением сторон не
допускается. Некоторые же сроки, относящиеся к пресекательным, могут быть по
соглашению изменены в сторону или удлинения, или сокращения, иногда
договорами могут даже устанавливаться сроки, если они не предусмотрены
законом или иным нормативным актом. Однако подобное изменение или
применение пресекательных сроков по соглашению сторон возможно лишь в
случаях, когда это разрешено нормой права. Во многих же случаях
предусмотренные законом пресекательные сроки не могут изменяться
соглашением сторон, т.е. они императивны.
3. Гражданское законодательство выделяет общий и специальные сроки
исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года (ст.
196 ГК) и применяется ко всем гражданским правоотношениям, если иное не
предусмотрено законом. Специальные сроки исковой давности
устанавливаются для защиты отдельных указанных в федеральном законе
прав.
Как правило, специальные сроки больше или меньше трех лет. Однако, несмотря
на трехлетний срок, к специальным следует отнести и срок исковой давности по
ничтожным сделкам, поскольку начало течения срока исковой давности является
отступлением от общего правила и устанавливается вне зависимости от того,
узнало лицо или должно было узнать о нарушенном праве.
В соответствии со ст. 181 ГК срок исковой давности по требованию о применении
последствий недействительности ничтожной сделки составляет три
года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со
дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления
иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало
или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой
давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может
превышать 10 лет со дня начала исполнения сделки.
Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки
недействительной и о применении последствий ее недействительности
составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию
начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была
совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной.
Сокращенные сроки исковой давности установлены, например, для исков,
предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по
договору подряда (ст. 725 ГК), исков из договоров перевозки груза (ст. 797 ГК),
исков по требованиям, связанным с имущественным страхованием (ст. 966 ГК).
7. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности, ее виды.

1. Гражданско-правовая ответственность — это обеспеченное


государственным принуждением возложение предусмотренных законом или
договором лишений имущественного характера на лицо, совершившее
неправомерное действие.
Применение мер ответственности есть применение санкции — возникновение,
изменение или прекращение гражданского правоотношения, применяемое к
правонарушителю, понуждающее его к определенному поведению и явно для него
нежелательное. Вместе с тем не всякая санкция есть мера ответственности. Так,
удержание вещи, подлежащей передаче должнику (ст. 359 ГК), есть санкция, но не
ответственность. Принуждение к исполнению обязательства есть санкция, но не
ответственность. Санкция — род, мера ответственности — вид.
2. Ответственность в гражданском праве обладает специфическими чертами,
которые, с одной стороны, позволяют отличать ее от иной правовой
ответственности (административно-правовой, уголовно-правовой и т.д.). С другой
стороны, благодаря указанию этих черт становится возможным отграничить меры
ответственности от других гражданско-правовых санкций.
К таким специфическим чертам относятся следующие.
1. Это всегда имущественная ответственность.
В гражданском праве недопустимо воздействие на личность правонарушителя
(лишение свободы, задержание и т.п.). Меры ответственности в гражданском
праве всегда затрагивают имущественную сферу правонарушителя. Их
применение предполагает возложение дополнительного имущественного
обременения (обязанности) либо лишение имущественного права.
2. Как и любая правовая ответственность, она обеспечивается принуждением.
Но если чаще всего ответственность немыслима без принуждения, то в
гражданском праве в одних случаях к правонарушителю применяются меры
принуждения (например, по решению суда взыскивается неустойка), а в других
случаях существует лишь угроза применения таких мер. Правонарушитель может
и добровольно возложить на себя какие-либо лишения (например, возместить
убытки, причиненные нарушением обязательства).
3. Гражданское право основывается на необходимости обеспечения
восстановления нарушенных прав (п. 1 ст. 1 ГК). Меры ответственности
направлены на возмещение затрат (потерь) потерпевшего. Таким образом,
меры ответственности в гражданском праве характеризуются компенсационной
(восстановительной) функцией. Но не во всех случаях происходит именно
компенсация — восстановление положения, существовавшего до
правонарушения, бывает ограниченная ответственность (об этом далее).
Кроме того, необходимо учитывать, что главной функцией любой правовой
ответственности является штрафная. Она (ответственность) направлена на то,
чтобы обеспечить предупреждение (превенцию) новых правонарушений.
Большинство гражданско-правовых мер ответственности органически
сочетают штрафную и компенсационную (восстановительную) функции. К ним
относятся возмещение правонарушителем убытков, уплата многих неустоек и т.д.
При таком подходе меры гражданско-правовой ответственности предстают как
одновременно (и «на равных») сочетающие в себе направленность на
восстановление положения, существовавшего до правонарушения
(компенсационная функция), и на превенцию правонарушений (штрафная
функция). И кроме того, наличие штрафной функции означает, что такие меры
представляют собой меры наказания.
4. Ответственность в гражданском праве — это ответственность участников
правоотношения друг перед другом (должника перед кредитором, причинителя
вреда перед потерпевшим). Строится она на началах юридического равенства:
нет власти и подчинения; каждый участник правоотношения отвечает за
допущенное им правонарушение перед другим участником.
Ответственность участников гражданского правоотношения перед государством
(публично-правовая ответственность) возможна лишь в исключительных случаях,
предусмотренных законом (например, ст. 169 ГК).
В большинстве других отраслей права, напротив, ответственность перед
государством является общим правилом.
5. Правовая ответственность всегда нормативно обоснована. Законом
предусматриваются юридические факты, порождающие охранительное
правоотношение, формы и способы защиты субъективных прав и т.д.
В гражданском праве в установлении и применении мер ответственности в какой-
то мере действует принцип диспозитивности. Например, можно установить
неустойку за неисполнение обязательства; если закон не запрещает, то размер
неустойки, установленной законом, может быть увеличен по соглашению сторон,
потерпевший по своему усмотрению может требовать или не требовать от
правонарушителя возмещения вреда и т.д. Однако охранительные нормы
гражданского права дают меньше простора диспозитивности, нежели нормы
регулятивные. Так, способы защиты гражданских прав предусматриваются только
законом (ст. 12 ГК), как и формы защиты (ст. ст. 11, 14 ГК).
Недопустимо заключение заранее соглашения об устранении или ограничении
ответственности за умышленное нарушение обязательства (п. 4 ст. 401 ГК).
6. В гражданском праве к ответственности привлекаются не только граждане
(физические лица), но и организации (юридические лица), а также Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
7. В гражданском праве вина правонарушителя предполагается. Поэтому
бремя доказывания отсутствия вины лежит на правонарушителе.
В некоторых случаях закон предусматривает наступление ответственности и без
вины правонарушителя, а также ответственности за чужую вину.
Как и всякая другая правовая ответственность, гражданско-правовая
ответственность характеризуется тем, что она представляет
собой негативную реакцию государства на правонарушение; поведение
правонарушителя осуждается.
.
Основаниями возникновения таких правоотношений являются правонарушения.
Субъектами охранительного правоотношения являются кредитор и должник,
потерпевший и причинитель вреда.
Кредитор и потерпевший имеют права требования (они управомоченные лица).
Должник и причинитель вреда — лица, несущие обязанности, они привлекаются к
ответственности.
Управомоченным лицом в охранительном правоотношении может быть любой
субъект гражданского права: физические лица, юридические лица, Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
В составе правосубъектности принято выделять такой элемент,
как деликтоспособность, т.е. способность нести ответственность за
совершенное гражданское правонарушение. Все субъекты гражданского права, за
исключением физических лиц, всегда деликтоспособны, т.е. в случае совершения
правонарушения могут быть привлечены к ответственности. Граждане же
становятся деликтоспособными с достижением 14-летнего возраста. Они несут
имущественную ответственность по сделкам; на общих основаниях отвечают за
причиненный вред (соответственно п. 3 ст. 26 и п. 1 ст. 1074 ГК). Однако в случае,
когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет имущества,
достаточного для возмещения вреда, то вред полностью или в недостающей
части возмещают законные представители несовершеннолетнего, если они не
докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 1074 ГК). Такая дополнительная
ответственность именуется субсидиарной.
Лица, не достигшие 14 лет, неделиктоспособны. За их действия-правонарушения
отвечают их законные представители, если не докажут, что вред возник не по их
вине (п. 3 ст. 28, ст. 1073 ГК). Неделиктоспособными являются также граждане,
признанные недееспособными. Вред, причиненный такими гражданами,
возмещается их опекунами или организациями, обязанными осуществлять за
такими гражданами надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п.
1 ст. 1076 ГК).
Неделиктоспособным является также гражданин, хотя и дееспособный, однако
совершивший правонарушение в таком состоянии, когда он не мог понимать
значения своих действий или руководить ими.
Гражданин, ограниченный в дееспособности, деликтоспособен: он несет
ответственность по сделкам и за причиненный вред (п. 1 ст. 30 ГК).
Содержанием охранительного правоотношения является право кредитора,
потерпевшего требовать от должника, причинителя вреда восстановления
нарушенного права и соответствующая обязанность должника, причинителя
вреда.
Правоотношение является имущественным, относительным, простым по
структуре содержания (односторонне обязывающим).

Виды гражданско-правовой
ответственности
1) По признаку сферы возникновения охранительных правоотношений:

 договорная;
 внедоговорная;
 смешанная

Договорная ответственность -
основанием наступления договорной
ответственности служит нарушение договора, т.е. соглашения
самих сторон (контрагентов). Поэтому такая ответственность
может устанавливаться и за правонарушения, прямо не
обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а в
ряде случаев увеличиваться или уменьшаться по соглашению
участников договора в сравнении с размером, предусмотренным
законом.
Внедоговорная ответственность может использоваться только
в прямо предусмотренных законом случаях и размерах и на
императивно установленных им условиях. Следовательно, это
более строгий вид ответственности. Она возникает при
причинении личности или имуществу потерпевшего вреда, не
связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением
нарушителем обязанностей, лежащих на нем в силу договора с
потерпевшей стороной. Но закон требует ее применения и в тех
случаях, когда неисполнением договорных обязанностей
причинен вред жизни или здоровью гражданина (ст. 1084 ГК),
например пассажиру при транспортной аварии. Внедоговорную
ответственность нередко называют также деликтной, связывая
ее в основном с обязательствами из причинения
вреда (деликтами), которые по сути и представляют собой
форму гражданско-правовой ответственности. Но сфера
применения такой ответственности в действительности шире и
охватывает все случаи возникновения гражданской
ответственности в силу наступления обстоятельств, прямо
предусмотренных законом.
 В ст. 404 ГК РФ в качестве оснований смешанной ответственности предусматривается
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по вине обеих сторон.
Имеются в виду случаи, когда требуются активные действия и должника, и кредитора,
причем от поведения каждой стороны зависит исполнение обязательства. Так, если
заказ по договору подряда испорчен по вине заказчика, потребовавшего внесение
деталей, не соответствующих модели, и подрядчика, неквалифицированно
исполнившего его заказ в целом, есть основания для смешанной ответственности.

2) По признакам множественности лиц на обязанной стороне и способу


исполнения охранительных обязанностей:

 долевая;
 солидарная;
 субсидиарная.

Долевая ответственность в договорной сфере состоит в том, что каждый из обязанных


содолжников отвечает в объеме, соразмерном его доле в обязательстве. В силу ст. 321 ГК
доли предполагаются равными.

Во внедоговорной сфере долевая ответственность возникает у родителей (усыновителей,


опекунов) разных детей за вред, причиненный несколькими малолетними (до 14 лет).
Родители каждого из непосредственных причинителей привлекаются за собственное
виновное поведение, выразившееся в ненадлежащем отношении к воспитанию или надзору
за ребенком, поэтому отвечают соразмерно своей доле вины. 

Солидарная ответственность более строгая, чем долевая.


Здесь потерпевший-истец вправе предъявить требование как ко
всем ответчикам совместно, так и к любому из них, причем как в
полном объеме нанесенного ему ущерба, так и в любой его
части; не получив полного удовлетворения от одного из
солидарных ответчиков, он вправе по тем же правилам
требовать недополученное с остальных, которые остаются перед
ним ответственными до полного удовлетворения его требований
(ст. 323 ГК). Такое право выбора усиливает положение
потерпевшего, предоставляя ему возможность требовать
возмещения не с того из правонарушителей, кто в наибольшей
мере виновен в правонарушении, а с того, кто в состоянии в
полном объеме компенсировать его неблагоприятные
имущественные последствия.
Солидарная ответственность возникает в договорной сфере, если солидарность
обязанностей ответчиков предусмотрена договором либо вытекает из закона.

Во внедоговорной сфере солидарная ответственность наступает для лиц, совместно


причинивших вред. Совместное причинение предполагает действия нескольких лиц,
сонаправленные на достижение одной цели.

При солидарной ответственности один из должников (причинителей), возместивший убытки,


уплативший неустойку в полном размере (возместивший внедоговорной вред), приобретает
право регрессного требования к остальным. В регрессном обязательстве содолжники
отвечают перед новым кредитором в объеме приходящихся на них долей возмещения.
Однако, если один из должников в регрессном обязательстве не уплачивает своей доли
новому кредитору, эта доля в равных объемах распределяется между новым кредитором и
остальными должниками (подп. 2 п. 2 ст. 325 ГК РФ). Так, если Сидоров возместил вред,
причиненный совместными действиями Иванова, Сидорова, Пахомова, в сумме 6 тыс. рублей,
Иванов и Пахомов должны ему возвратить в регрессном порядке по 2 тыс. рублей Если долю
Пахомова взыскать невозможно, Сидоров вправе взыскать с Иванова, помимо 2 тыс. рублей,
еще 1 тыс. рублей долга, т.е. 1/2 доли Пахомова.

Субсидиарная ответственность для несущего ее лица


наступает в случае, когда основной ответчик отказался
удовлетворить требование потерпевшего либо последний в
разумный срок не получил от него ответа на свое требование
(абз. 2 п. 1 ст. 399 ГК). Поэтому по общему правилу не
требуется, чтобы основной ответчик вначале ответил перед
потерпевшим всем своим имуществом, и только при его
недостатке (т.е. во многих случаях, по сути, при банкротстве) к
ответственности был привлечен субсидиарный ответчик
(должник).

1. До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными


правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к
ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную
ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

3) Ответственность должника за действия третьих лиц:


В силу ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено на третье
лицо, если из закона, иных правовых актов, условий или существа данного
правоотношения не вытекает обязанность должника исполнить его лично.
Третье лицо не является стороной в обязательстве, оно выступает лишь как его исполнитель.
По общему правилу, если третье лицо не исполняет обязательство или исполнит его
ненадлежаще, ответственность возлагается на должника. Так, подрядчик для выполнения
отдельных видов работ может привлекать субподрядчика. За несвоевременное или
ненадлежащее выполнение им своих работ перед заказчиком отвечает подрядчик (ст. 706 ГК
РФ).

8. Понятие, признаки и система вещных прав по законодательству РФ.

вещное право (в объективном смысле) - это совокупность правовых норм,


закрепляющих принадлежность вещей (имущества) субъектам вещных прав,
регламентирующих правомочия этих субъектов по поводу этих вещей и
устанавливающих ответственность за их нарушения.
Вещное право (в субъективном смысле)  - право конкретного субъекта по
владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.
Характерные черты (признаки) вещных прав:

 абсолютный характер защиты (его носителю соответствует обязанность


неопределенного круга лиц воздерживаться от нарушения вещных прав этого
лица);
 оформляют принадлежность вещей определенным субъектам (отличие от
обязательственных прав, оформляющих переход вещей и иных объектов от одних
субъектов к другим);
 присущее им право следования (в случае перехода вещного права к другому лицу
(правопреемнику) переходят и обременения этого права);
 объект вещного права - лишь индивидуально-определенная вещь (соответственно
вещи, определяемые родовыми признаками, а также объекты интеллектуальной
собственности объектами вещных прав служить не могут);
 круг вещных прав (в отличие от обязательственных) исчерпывающим образом
очерчен в ГК (ст. 209, 216, 292, 334 ГК РФ), либо ином федеральном законом;
 вещные права защищаются особыми способами защиты.

вещные права можно разделить на две группы:

1.
1. право собственности (включает владение, пользование, распоряжение);
2. ограниченные вещные права (права на чужие вещи - владение и
пользование).

Право собственности в объективном смысле - совокупность гражданско-


правовых норм, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности
материальных благ конкретным лицам.
Иначе сказать,  это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по
поводу присвоения и принадлежности материальных благ определенному лицу
или лицам, осуществления собственником правомочий владения, пользования и
распоряжения вещью своей волей и в своем интересе, независимо от других лиц.
Право собственности в субъективном смысле - мера возможного поведения
собственника; это юридически обеспеченная возможность собственника владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью.
Ограниченное вещное право - это право несобственника в том или ином
ограниченном законом отношении использовать чужое, обычно недвижимое,
имущество в собственных интересах без участия собственника имущества (а
иногда даже помимо его воли). Ст. 216 ГК РФ к ним относит:

 право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265);


 право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья 268);
 сервитуты (статьи 274, 277);
 право хозяйственного ведения имуществом (статья 294);
 право оперативного управления имуществом (статья 296).

9. Основания приобретения и прекращения права собственности.


1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для
себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате


использования имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей
136 настоящего Кодекса.

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть


приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или
иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему


имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии
с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право собственности на


принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам
реорганизованного юридического лица.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может


приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на
имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого
собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным
основаниям, предусмотренным законом.

4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного


потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления,
полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение,
предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на
указанное имущество.

1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего


имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или
уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях,
предусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме


случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному


лицу (статья 238);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка


ввиду его ненадлежащего использования (статья 239);

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)


3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением
действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности (статья 239.1);

(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением


земельного участка для государственных или муниципальных нужд (изъятием земельного
участка для государственных или муниципальных нужд (статья 239.2);

(пп. 3.2 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных


(статьи 240 и 241);

5) реквизиция (статья 242);

6) конфискация (статья 243);

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4


статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, пунктами 4 и 5 статьи
1252 настоящего Кодекса;

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в


отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные
доходы;

(пп. 8 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей,


иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не
представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

(пп. 9 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации,


имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности,
отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в


собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании
закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке,
установленном статьей 306 настоящего Кодекса.
10. Отношения общей собственности как предмет гражданско-правового

регулирования: понятие, содержание и виды.

ГК РФ Статья 244. Понятие и основания возникновения общей


собственности
 1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц,
принадлежит им на праве общей собственности.

2. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли


каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без
определения таких долей (совместная собственность).

3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев,


когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.

4. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или


нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его
назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях,


предусмотренных законом или договором.

5. По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении


согласия по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая
собственность этих лиц.

Понятие.

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на


праве общей собственности.

Содержание права общей собственности составляют традиционные


правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Однако
поскольку сособственников несколько, возникает необходимость достижения их
согласия, формирования общей воли при осуществлении этих правомочий.
Поэтому владение и пользование имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников; если же
согласия достигнуть не удалось, то порядок владения и пользования
устанавливается судом.

Ст. 244 ГК РФ предусматривает два вида общей собственности:

 общую совместную;
 общую долевую.
Долевая собственность - имущество может находиться в общей собственности с
определением доли каждого из собственников в праве собственности

Совместная собственность - имущество может находиться в общей собственности без


определения долей каждого из собственников.

По общему правилу, установленному ст. 244 ГК РФ, общая собственность на


имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом
предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.
Примеры СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Ст. 33 Семейного кодекса РФ (Законным режимом имущества супругов является


режим их совместной собственности).
2. П. 2 ст. 4 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
3. П. 3 ст. 6 Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве".

Характерные отличия общей совместной собственности от общей долевой:

 При совместной собственности:


1. общность имущества проявляется в большей степени, чем в долевой
(отношения между участниками совместной собственности (между
супругами, членами фермерского хозяйства и т. д.) носят куда более
доверительный и стойкий характер, нежели отношения между
участниками долевой собственности, которые могут быть достаточно
далеки, а то и чужды друг другу);
2. доли определяются лишь при разделе или выделении общего
имущества, т. е. при прекращении отношений совместной
собственности либо для всех, либо для части ее участников.
 При долевой собственности доли каждого из ее участников, как правило,
определены заранее.

Общая долевая собственность - это собственность двух и более лиц, чьи доли в
праве собственности определены законом или договором. Право общей долевой
собственности предоставляет сособственникам возможность владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, которое является
единым целым. Каждый участник общей собственности имеет определенную
долю в праве собственности на вещь.

В юридической литературе высказаны различные мнения по поводу правовой


природы доли в общей долевой собственности:

 доля признается не чем иным, как долей в праве собственности на общее


имущество;
 доля может быть:
1. либо реальной (индивидуализированы в натуре путем точного
обозначения части вещи, принадлежащей тому или иному
сособственнику);
2. либо идеальной (не выделены в натуре, а определены в виде дроби
в общей собственности).

11. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.

Защита  права собственности  и других вещных прав


представляет собой совокупность юридических средств,
применяемых в связи с их нарушениями либо возникновением
реальной угрозы таких нарушений, направленных на
восстановление прав и законных интересов их обладателей

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав


Под способами защиты вещных прав понимаются закрепленные законом
материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых
производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и
воздействие на правонарушителя. Общий перечень этих мер включает:

1. иски:
 виндикационный,
 негаторный,
 о признании права собственности.
2. иные способы защиты:
 напр., возмещение убытков при прекращении права собственности в
силу закона, и др.
3. Виндикационный иск (истребование имущества из чужого незаконного
владения  - ст. 301 ГК РФ) - это иск невладеющего собственника к
владеющему несобственнику об истребовании вещи в натуре.
4. Негаторный иск (сохранение собственности) - это иск собственника об
устранении всяких нарушений его права, помех в осуществлении его
правомочий. Таких нарушений, которые, как говорится в ст. 304 ГК РФ, "и не
были соединены с лишением владения", в т.ч. нарушений, выраженных в
фактических или юридических препятствиях в реализации права
пользования, и др.
5. Иск о признании права собственности - это требование о признании
права собственности, которое, как правило, входит в качестве элемента в
иные вещные способы защиты права собственности (на практике нередко
предъявляется в качестве самостоятельного иска). В этом случае иск о
признании права собственности ограничивается функцией констатации
самого факта наличия права собственности на то или иное имущество у
определенного лица. Такое признание судом факта наличия права
собственности имеет общее юридическое (преюдициальное) значение для
ряда вопросов в области гражданского права и при наличии иных условий -
основанием для предъявления иных вещных исков и обязательственных
требований

12. Гражданско-правовое обязательство: содержание, субъекты, основания


возникновения

Предмет обязательственного права — отношения, складывающиеся в


процессе экономического оборота. 
Обязательство представляет собой правоотношение, которое регулируется
имущественными нормами права, в силу которых одно лицо обязано совершить в
пользу другого лица определенное действие: передать имущество, выполнить
работу, уплатить деньги и др. — либо воздержаться от определенного действия, а
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В
обязательственном отношении участвуют две стороны — управомоченная и
обязанная. Управомоченная сторона наделена правом требовать от обязанной
стороны совершения определенных действий. Обязанная сторона должна
совершить определенные действия в пользу управомоченной
стороны. Управомоченная сторона называется кредитором, а принадлежащее
ей субъективное право — правом требования. Кредитор является активной
стороной в обязательстве. Обязанная сторона называется должником, а
лежащая на ней обязанность — долгом. Должник признается пассивной стороной.
Свои действия он совершает по требованию кредитора, подчиняясь праву
кредитора. Юридическое содержание обязательственного правоотношения —
право требования кредитора и долг должника. 

Объект обязательства — действия должника. По основаниям возникновения


все обязательства делятся на договорные (возникающие на основании
договора) и внедоговорные (основанием служат другие юридические факты).

Договорные обязательства делятся на обязательства по:

1) реализации имущества;

2) предоставлению имущества в пользование;

3) выполнению работ и оказанию услуг;

4) страхованию;

5) по совместной деятельности;

6) расчетам и кредитованию;

7) смешанные обязательства.

Внедоговорные обязательства делятся на обязательства из односторонних


сделок и охранительные обязательства. Также обязательства делятся на:

1) простые — в них присутствует только одно право и обязанность, и сложные —


имеют место несколько прав и обязанностей);

2) однопредметные — должник обязан передать определенный предмет,

альтернативные — должник должен передать предмет по выбору из


нескольких, и

факультативные обязательства — должник обязан совершить определенные


действия, и при невозможности совершения таких действий ему дается
возможность совершить другие действия;
3) обязательства, связанные и не связанные с личностью должника или с
личностью кредитора;

4) главные и дополнительные обязательства.

Юридические факты, на основе которых возникают обязательства, принято


называть основаниями возникновения обязательств. Самое
распространенное основание возникновения обязательств — договор
(купли-продажи, мены, и др.). Основанием возникновения обязательств могут
служить и односторонние сделки (прощение долга, дарение и другие сделки,
не противоречащие закону).

Кроме договоров, обязательственные отношения могут возникнуть из актов


государственных органов власти и органов власти местного самоуправления
(содержание обязательства, возникающего из такого акта, определяется самим
этим актом), неправомерных действий (деликтов) и возникающих на их основе
деликтных обязательств, а также событий.

13. Обязательства с множественностью лиц

Обязательство с множественностью лиц – это обязательство, в котором на


стороне должника или кредитора выступает несколько лиц.

Виды множественности лиц в обязательстве:

 Активная (несколько лиц на стороне кредитора);

 Пассивная (несколько лиц на стороне должника);

 Смешанная;

Виды обязательств с множественностью лиц:

1. Долевые;

2. Солидарные;

3. Субсидиарные.

Любое обязательство с множественностью лиц считается долевым, если законом,


иными правовыми актами или условиями обязательства не установлено иное.

В долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать


исполнения, а каждый должник обязан исполнить обязательство в падающей на
него доле, если не установлено иное, все доли признаются равными.

Законом или договором могут быть установлены солидарные обязанности или


требования, например, в случае неделимости предмета обязательства.

В случае солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать:


 Исполнения обязательства от всех должников совместно;

 Исполнения обязательства от любого из них в отдельности, как полностью,


так и в части долга;

 Возмещения недополученного у одного из должников от остальных


солидарных должников;

Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников


освобождает остальных от исполнения обязательства кредитору. Должник,
исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к
остальным должникам в равных долях за вычетом своей доли.

Отличительные черты солидарного требования кредиторов:

 Любой кредитор вправе предъявить должнику требование в полном


объеме;

 До предъявления такого требования должник вправе исполнить


обязательство любому из кредиторов по своему усмотрению;

 Исполнение обязательства полностью одному из кредиторов освобождает


должника от исполнения остальным;

 Кредитор, получивший исполнение обязательства, обязан возместить


причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает
из отношений между ними, например, из соглашения об ином
распределении долей;

В силу субсидиарного обязательства дополнительный должник обязан


исполнить обязательство в случае, если основной должник отказался выполнить
требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на
предъявленное требование (ст. 199 ГК РФ) Субсидиарная ответственность может
быть установлена законом, иными правовыми актами или соглашением сторон

14. Отдельные виды гражданско-правовых обязательств (альтернативные,


факультативные, однообъектные, простые, сложные, основные
дополнительные, негативные)

В зависимости от степени определенности объекта обязательства с


«количественной стороны» принято выделять несколько видов
обязательств.

альтернативное обязательство. Им признается правоотношение, в силу


которого должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий
(воздержаться от совершения действий).
Например, должник обязан передать одну из двух или более вещей,
передать вещь либо выполнить работу и передать ее результат кредитору,
оказать одну из двух или более услуг и т.п. Право выбора принадлежит
должнику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или
договора. «Иное» может выражаться в том, что право выбора принадлежит
кредитору или третьему лицу.
После того как лицо, имеющее право выбора (должник, кредитор, третье
лицо), осуществило выбор, обязательство становится однообъектным
(кредитор может требовать только совершения того действия, в пользу
которого сделан выбор).

факультативное обязательство. Им признается правоотношение, по


которому должник обязан совершить определенное действие, но он (и
только он) вправе заменить это основное исполнение другим
(факультативным) исполнением, предусмотренным условиями
обязательства. Должник обязан передать одну определенную вещь
(совокупность вещей), выполнить определенную работу, оказать одну
определенную услугу и т.п., но вправе заменить предмет исполнения.

однообъектное обязательство – оно имеет один, строго определенный


объект, по поводу которого существуют права и обязанности, например
должник обязан передать определенную вещь (совокупность вещей),
выполнить определенную работу, результат которой передать кредитору

По структуре содержания обязательства бывают:

1) простые (односторонние) – одна сторона (кредитор) имеет право


требовать определенного поведения, а другая сторона (должник) несет
соответствующую обязанность (например, договор займа);

2) сложные (двусторонние, взаимные, встречные) – каждый из


участников обязательства имеет права и несет обязанности.
Соответственно, согласно ГК, каждая из сторон считается должником
другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно
ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (п. 2 ст. 308).
Каждое сложное обязательство в ходе анализа рассматривается как ряд
простых. Большинство обязательств являются сложными.

Обязательства, связанные друг с другом, могут быть главными


(основными) и акцессорными (дополнительными). Так, если по
договору купли-продажи обязанность покупателя по оплате товара
обеспечена поручительством, то купля-продажа – основное
обязательство, поручительство – дополнительное. Дополнительное
обязательство производно и зависимо от основного; прекращение
основного обязательства влечет прекращение дополнительного.

В зависимости от характера требуемого поведения должника:

а) обязательства с положительным содержанием – если


должник обязан совершить определенное положительное
действие - передать вещь.
б) обязательства с отрицательным (негативным)
содержанием – если должник обязан воздержаться от
совершения определенного действия.

15. Долевые, солидарные, субсидиарные обязательства в гражданском праве

Долевые, субсидиарные, солидарные обязательства имеют место, когда на стороне кредитора


или должника выступают два лица или более (множественность лиц).

При долевых обязательствах каждый из участников обладает правами и несет обязанности в


пределах определенной доли.

Солидарные активные (несколько кредиторов при одном должнике) обязательства


предоставляют любому из кредиторов право требовать от должника исполнения в полном
объеме. Остальные кредиторы должны обращаться для получения своей части исполнения к
кредитору, принявшему исполнение (например, при неделимости предмета обязательства).

Пассивное солидарное обязательство (несколько должников при одном кредиторе)


предоставляет кредитору право требовать исполнения от любого из содолжников в полном
объеме или от всех должников совместно. Исполнивший обязательство должник имеет право
регрессного (обратного) требования к остальным должникам в равных долях. Например, имеет
место при совместном причинении вреда.

Субсидиарные обязательства имеют место только при пассивной множественности (несколько


должников при одном кредиторе). Субсидиарный (дополнительный) должник исполняет
обязательство только в той части, которая не исполнена основным должником. Например,
субсидиарную ответственность несут родители за вред, причиненный их несовершеннолетними
детьми в возрасте от 14 до 18 лет; гарант несет субсидиарную ответственность перед кредитором
основного должника. Субсидиарный должник не имеет права регрессного требования к
основному должнику.

45. Перемена лиц в обязательстве в гражданском праве (уступка требования, перевод долга).

Замена кредитора называется уступкой права требования или цессией (от цедента к
цессионарию). Может иметь место в результате универсального правопреемства (реорганизация
юридического лица, наследственное преемство), при суборгации и в других случаях. На уступку
права требования согласие должника не требуется (однако его следует поставить в известность).
Права, неразрывно связанные с личностью кредитора (требования об уплате алиментов, о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью), не могут быть переданы третьим лицам.

При уступке права требования цессионарий (новый кредитор) приобретает права в том же объеме
и на тех же условиях, которые имел цедент. Должник имеет право предъявлять к новому
кредитору все те претензии, которые он имел к первоначальному кредитору.

Уступка должна быть совершена в той форме, которая установлена для совершения сделки, права
по которой уступаются. Кредитор, уступающий право требования, не несет обязанности перед
новым кредитором за неисполнение обязательства должником, однако он несет ответственность
за действительность передаваемого требования.

Замена должника в обязательстве называется переводом долга. Осуществляется только с согласия


кредитора. Форма перевода долга аналогична форме уступки права требования. Новый должник
вправе выдвигать против кредитора возражения, которые имел к кредитору первоначальный
должник. Первоначальный должник не несет перед кредитором ответственности за
неисполнение обязательства новым должником

16. Принципы исполнения гражданско-правовых обязательств

Существуют несколько принципов исполнения обязательств.

1. Принцип надлежащего исполнения, т. е. исполнения в соответствии с условиями обязательства,


требованиями закона, а при отсутствии таких условий или требований – в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

2. Принцип экономичного исполнения, т. е. исполнения наиболее целесообразным,


рациональным способом. Сейчас этот принцип в законодательстве не закреплен, но вытекает из
обычаев делового оборота.

3. Принцип реального исполнения. В том случае, если должник приступил к исполнению


обязательств, но исполнил его ненадлежащим образом, уплата неустойки и возмещение убытков
не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, конечно, если кредитор не
согласится на замену исполнения обязательства денежным возмещением. Но если должник и не
приступал к исполнению обязательства (что чаще говорит о невозможности его исполнения),
возмещение убытков и уплата неустойки освобождают его от исполнения обязательства в натуре.

4. Принцип недопустимости одностороннего отказа от обязательства. Только в обязательствах,


связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, допускается
односторонний отказ в случае, если это было предусмотрено условиями договора.
Односторонний отказ допускается и в случаях, предусмотренных законом. Так, кредитор может
отказаться от принятия исполнения обязательства в случае, если оно в силу просрочки исполнения
утратило для него интерес.

17. Гражданско-правовые обязательства с участием третьих лиц

Обязательства с участием третьих лиц составляют особую разновидность обязательств с точки


зрения их субъектного состава. К ним относятся:

- регрессные обязательства (по переложению исполненного долга на третье лицо);

- обязательства в пользу третьего лица (а не кредитора);

- обязательства, исполняемые (за должников) третьими лицами.

1/Регрессные (обратные) обязательства возникают в тех случаях, когда должник по основному


обязательству исполняет его вместо третьего лица либо по вине третьего лица (в последнем
случае речь, по сути, идет о регрессной ответственности, по традиции облекаемой в форму
обязательства). Так, солидарный должник, полностью исполнивший обязательство, получает
право обратного требования (регресса) к остальным содолжникам (п. 2 ст. 325ГК), а исполнивший
обязательство субсидиарный должник получает аналогичное право по отношению к основному
должнику (п. 3 ст. 399ГК). Ведь в обоих случаях обязательство исполнено должником и за других
лиц. Поскольку закон допускает исполнение обязательства лишь одним из содолжников (или
субсидиарным должником), остальные содолжники (или основной должник в субсидиарном
обязательстве), не исполнявшие обязательство, рассматриваются в такой ситуации в качестве
третьих лиц, становящихся затем должниками в регрессном обязательстве.

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают


вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними
предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества
или кооператива. (п. 2 ст. 1068ГК).
Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении
им служебных,) имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере
выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. (п. 1 ст. 1081ГК).
Иначе говоря, между товариществом или кооперативом как должником и потерпевшим как
кредитором возникает деликтное обязательство, в котором непосредственный причинитель
вреда (полный товарищ или член кооператива) не участвует, т.е. рассматривается в качестве
третьего лица. После возмещения причиненного им вреда возникает регрессное обязательство, в
котором юридическое лицо, бывшее в деликтном обязательстве должником, занимает место
кредитора, а полный товарищ или член кооператива (третье лицо), по вине которого возник вред,
становится на место должника (т.е., по сути, наступает его регрессная ответственность).

Таким образом, регрессное обязательство всегда возникает в силу исполнения другого, основного
обязательства, причем должник по основному обязательству превращается в кредитора по
обязательству регрессному, а третье лицо занимает в нем место должника. Регрессное
обязательство становится новым, самостоятельным обязательством, а не представляет собой
замену кредитора (перемену лиц) в основном обязательстве (абз. 2 п. 1 ст. 382ГК), ибо последнее
прекращается исполнением, совершенным должником - будущим регрессным кредитором.

Вместе с тем оба эти обязательства тесно связаны. Об этом свидетельствует, в частности, то, что
исковая давность по регрессным обязательствам начинает течь лишь с момента исполнения
основного обязательства (п. 3 ст. 200ГК).

Не всякий должник может в регрессном порядке переложить свой долг или его часть на третье
лицо. Это допустимо лишь тогда, когда исполнителем (должником) по основному обязательству
должно было бы стать такое третье лицо, но в силу закона или договора им стал должник.
Поэтому регрессным можно считать всякое обязательство, в силу которого должник обязан
совершить для кредитора определенные действия в связи с тем, что кредитор совершил
аналогичные действия в пользу иного лица вместо должника или по его вине.

2/Обязательства в пользу третьих лиц представляют собой обязательства, исполнение по


которым должник обязан произвести не кредитору, а указанному (а иногда и не указанному) им в
договоре третьему лицу, которое вправе требовать такого исполнения в свою пользу (абз. 2 п. 3 ст.
308,п. 1 ст. 430ГК), т.е., по сути, становится новым кредитором.

Однако множественности лиц на стороне кредитора здесь не возникает, ибо такое третье лицо
вправе требовать исполнения обязательства полностью для себя, не будучи, однако, ни
солидарным, ни субсидиарным, ни тем более долевым кредитором. При этом третье лицо
получает право требования к должнику, но не может нести никаких обязанностей, поскольку оно
не участвовало в формировании данного договорного обязательства (п. 3 ст. 308ГК).

Примерами таких обязательств могут служить обязательства из договора банковского вклада,


внесенного в пользу третьих лиц (ст. 842ГК), например, родителями на имя своих детей;
обязательства, вытекающие из договора страхования риска ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц (в частности, страхования ответственности
владельцев автотранспортных средств), поскольку он считается заключенным в пользу таких лиц,
которым может быть причинен вред и которые заранее вообще неизвестны (ст. 931ГК);
обязательства из договора личного страхования (на случай причинения вреда жизни или
здоровью застрахованного гражданина), заключенного в пользу не страхователя, а другого лица
(выгодоприобретателя) (ст. 934ГК).

Третье лицо в силу договора должника с первоначальным кредитором приобретает право


требовать исполнения в свою пользу. Этим обязательство в пользу третьего лица отличается от
обязательства, исполняемого третьему лицу, а не кредитору, т.е. от переадресования исполнения.
Речь идет о праве кредитора указать должнику на необходимость произвести исполнение не ему,
а другим (третьим) лицам, когда, например, кредитор по денежному обязательству просит
должника уплатить не ему, а указанному им лицу (обычно одному из своих кредиторов) или
оптовый покупатель просит отгрузить купленные им товары не на свой склад, а непосредственно в
адрес розничных продавцов (транзитом). В таких случаях третьи лица не приобретают никаких
прав требования в отношении должника, остающегося обязанным только перед своим
кредитором.

Чтобы получить право требования по обязательству в пользу третьего лица, последнее должно
прямо выразить должнику свое намерение воспользоваться данным правом . Обычно это
происходит после возникновения обязательства, а в обязательстве личного страхования в пользу
третьего лица соответствующий договор вообще может быть заключен лишь с предварительного
письменного согласия застрахованного (абз. 2 п. 2 ст. 934ГК). До этого момента (либо при отказе
третьего лица от своего права) обязательство может быть изменено или прекращено по
соглашению должника и первоначального кредитора (п. п. 2и4 ст. 430ГК) без участия третьего
лица. Так, до выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика
первоначальный вкладчик может изъять внесенный на имя третьего лица вклад полностью или в
части (п. 2 ст. 842ГК). Следовательно, в таких обязательствах сохраняется и первоначальный
кредитор, который по общему правилу может воспользоваться правом требования, например,
при отказе третьего лица от этого права. Поэтому обязательства в пользу третьего лица нельзя
рассматривать в качестве одного из случаев замены кредитора (уступки права требования).
После указанного момента изменить или прекратить обязательство в пользу третьего лица без его
согласия стороны первоначального договора уже не вправе (если только иное прямо не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором). Однако должник в таком
обязательстве может выдвинуть против требований третьего лица все возражения, которые он
мог бы противопоставить первоначальному кредитору (п. 3 ст. 430ГК).

3.Обязательство, исполняемое третьим лицом, представляет собой возложение должником


исполнения своего долга на третье лицо ("перепоручение исполнения"). Оно допускается в
большинстве обязательств, поскольку кредитору в принципе безразлично, кто его произведет
(например, в денежном обязательстве), если только речь не идет об обязательствах личного
характера. Таким образом, исполнение обязательства по общему правилу может быть возложено
должником на третье лицо, причем кредитор обязан принять от последнего такое исполнение (п.
1 ст. 313ГК), если только обязанность должника лично произвести исполнение прямо не вытекает
из закона, иного правового акта, условий обязательства или его существа. Ясно, что такая
возможность обычно соответствует интересам должника.

Так, покупатель может получать товар не только непосредственно от своего контрагента,


например оптового поставщика, но и, по его указанию, от изготовителя, который в этом случае в
качестве третьего лица исполняет обязанности за продавца (не будучи стороной договора с этим
покупателем); в силу указаний транспортного законодательства обязательства из договора
железнодорожной перевозки пассажира или груза исполняются не только железной дорогой
пункта отправления, но и не участвующими в этом договоре другими железными дорогами, по
которым последовательно перевозятся пассажир или груз. Нередко такие случаи прямо
предусматриваются законом. В частности, осуществляющий строительство объекта подрядчик
вправе привлекать для производства отдельных видов работ субподрядчиков (п. 1 ст. 706ГК);
экспедитор в договоре транспортной экспедиции может возложить исполнение некоторых своих
обязанностей на других лиц (ч. 1 ст. 805ГК) и т.д

18. Способы обеспечения исполнения обязательств.

ГК РФ Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи


должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и
другими способами, предусмотренными законом или договором.

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет


недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство.
3. При недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство,
обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по
возврату имущества, полученного по основному обязательству.

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его


обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

19. Общие положения гражданско-правового договора: понятие, содержание, форма

Понятие договора. Термин "договор" является одним из ключевых в гражданском праве. Вместе с
тем он имеет несколько значений.

Во-первых, под договором понимается соглашение, достигаемое участниками гражданского


оборота, о возникновении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В
этом смысле договор представляет из себя разновидность сделок, которые, в свою очередь,
являются видом юридических фактов. Будучи разновидностью юридического факта, договор
выступает в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Кроме того,
будучи сделкой, договор является двух- или многосторонней сделкой, т.е. предполагает
согласование воль как минимум двух участников гражданского оборота. В этом смысле договоры
следует отличать от односторонних сделок, для совершения которых достаточно выражения
волеизъявления одного лица.

Во-вторых, гражданско-правовой договор означает то правоотношение, которое возникает между


сторонами в связи с заключением ими договора. В данном случае, говоря о договоре, имеют в
виду гражданско-правовые обязательства, вытекающие из достигнутого сторонами соглашения. В
таком смысле в литературе используется термин "договор-правоотношение" ("сделка-
правоотношение").

В-третьих, договором обозначают документ, которым оформляются взаимоотношения сторон,


связанных соответствующим соглашением. Такой документ выступает в качестве доказательства,
удостоверяющего факт заключения договора, а также фиксирует содержание договора.

Содержание договора. Действия сторон по выполнению договора предопределяются его


содержанием. Содержание же договора составляют те условия, о которых стороны достигли
соглашения при его заключении. Однако не все условия договора имеют равное юридическое
значение. По степени правового эффекта, производимого условиями договора, принято выделять
существенные, обычные и случайные условия.

В качестве существенных условий договора рассматриваются условия о предмете договора,


условия, названные в законе или иных правовых актах как существенные либо необходимые для
договоров этого вида, а также все те условия, о которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК). Договор заключается в тот момент, когда стороны
достигают соглашения по всем существенным условиям в той форме, которая установлена
законодательством. Существенное условие договора должно сохраняться во все время его
действия. Если существенное условие договора во время его действия отпадает (например,
признается недействительным или отменяется самими сторонами), это делает недействительным
и договор в целом.

Существенным условием любого договора является условие о его предмете. Под предметом
договора принято понимать наименование предмета договора, а также указания на свойства,
позволяющие определить предмет, например на его количественные и качественные
характеристики.

Помимо условия о предмете, к числу существенных условий для отдельных видов договора
законодатель в ряде случаев отнес и некоторые иные условия. Например, цена отнесена к числу
существенных условий в договорах: купли-продажи в рассрочку; купли-продажи недвижимого
имущества; купли-продажи предприятия; ренты, предусматривающей передачу под выплаты
ренты недвижимости за плату; аренды здания или сооружения и др.

Форма договора. Как отмечалось выше, договор является следствием встречного волеизъявления
заинтересованных сторон. Лица, заключая договор, могут выразить свою волю вовне различными
способами, которые, при условии их совпадения, и принято в гражданском праве именовать
формой договора.

К форме договора применимы положения гражданского законодательства о формах сделки,


которая, как известно, является родовым понятием по отношению к понятию договора. Кроме
того, нормы о форме договоров содержатся и в тех главах Гражданского кодекса, которые
посвящены отдельным видам договоров (часть вторая Кодекса).

В законодательстве различаются устная и письменная форма сделок. В свою очередь,


письменная форма сделок делится на простую письменную форму и нотариальную форму. Иной
раз изъявление воли вовне совершается путем совершения заинтересованным лицом активных
действий. В этом случае принято говорить о заключении договора путем совершения
конклюдентных действий.

Согласно общему правилу договоры (сделки) совершаются в устной форме. Это вытекает из п. 1
ст. 159 ГК, согласно которому сделка, для которой законом или соглашением сторон не
установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

Даже если для сделки законом установлена письменная форма, то и такая сделка может быть
совершена в устной форме при условии, что: 1) иное не предусмотрено соглашением сторон; 2)
такая сделка совершается при самом ее совершении; 3) закон не устанавливает для такой сделки
обязательной нотариальной формы; 4) закон не устанавливает недействительности такой сделки
вследствие несоблюдения простой письменной формы.

20. Виды договоров в гражданском праве.

Основные виды договоров в гражданском праве Классификация договоров и ее значение Виды


гражданско-правовых договоров Классификация договоров и ее значение Общие свойства
договоров и присущие им определенные различия позволяют разграничивать договоры друг от
друга, разделяя их на отдельные виды. Это деление обладает важным теоретическим и
практическим значением, позволяя участникам гражданских правоотношений эффективно
использовать в своей деятельности в наибольшей степени отвечающие их потребностям
договора. Договоры в гражданском праве классифицируются по различным основаниям. Общая
структура гражданско-правовых договоров представлена: соглашениями (сделками):

\односторонний(дарение)\многосторонние

ГК РФ Статья 429. Предварительный договор

Позиции высших судов по ст. 429 ГК РФ >>>

1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор


о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на
условиях, предусмотренных предварительным договором.

2. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного


договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме.
Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

3. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить


предмет, а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного
договора.

; реальными и консенсуальными.

Реальный – с момента передачи вещи

Консенс – с момента заключения СУ

Имещественные предпологают в своей сути передачу либо имущ-ва либо имущ-ва прав,
резульатов работ, оказаний услуг + иные действия, для удовлетворения потребностей одной из
сторон

Корпоративные – направлены на установление прав и обязанной субъектов по установлению


общей деятельность (Например) – установление прав и обяз-й учредитетей Ю Л относительно
друг друга и относительно ЮЛ

Смешанные – (большинство) – комплексное регулирование имущественных так и корпоративных


отношений. Любой учред договор, нормы касающиеся положений имущественных отношений
субъектов (Например, выплаты паев, взносов, осущетсвление имущественныз прав и выполнение
имущественных обязанностей, либо субъектов относительно друг друга)

21. Заключение, изменение, расторжение гражданско-правового договора.

Договор заключается при достижении между сторонами соглашения по всем существенным


условиям договора. Заключение договора происходит посредством направления оферты
(предложения заключить договор) на заключение договора одной из сторон и ее акцепта
(согласия на заключение договора) другой стороной. Сторона, делающая предложение заключить
договор — оферент; сторона, принимающая предложение, — акцептант.

Договор может быть заключен по инициативе и свободному волеизъявлению сторон или в


обязательном порядке. При заключении договора в обязательном порядке стороны договора
обязаны подчиняться условиям заключения договора, установленным законодательством.

Моментом заключения договора считается момент получения лицом, направившим оферту, ее


акцепта. В случае, когда для заключения договора требуется передача имущества, договор
считается заключенным с момента передачи требуемого имущества. Если необходима
государственная регистрация договора, он будет считаться заключенным с момента его
регистрации. Договор может быть заключен посредством проведения торгов с лицом,
выигравшим торги.

Требования, предъявляемые к оферте:

1) направляется одному или нескольким конкретным лицам;

2) должна содержать все существенные условия договора;

3) должна быть достаточно определенной и ясно выражать намерение лица заключить договор;

4) с момента получения является безотзывной.

Акцепт — ответ лица, которому была направлена оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть
полным и безоговорочным. Молчание акцептом не является, если иное не вытекает из закона,
обычая делового оборота или прежних деловых отношений сторон.
При изменении и расторжении договора, так же, как и при его заключении, должны соблюдаться
определенные правила: совершается в той же форме, что и сам договор. Если требование об
изменении или расторжении договора исходит от одной стороны, то заинтересованная сторона
должна направить другой стороне предложение об изменении или расторжении договора.
Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении договора, должна в срок,
указанный в предложении или законе (а при отсутствии срока — в тридцатидневный срок),
направить стороне, сделавшей предложение ответ о согласии или несогласии изменения или
расторжения договора либо о согласии изменения или расторжения договора, но на других
условиях.

Изменение или расторжение договора возможно только по взаимному согласию сторон. По


требованию одной из сторон договор может быть расторгнут судом в следующих случаях:

1) при наличии существенных нарушений договора другой стороной (потерпевшая сторона


договора вправе требовать от стороны-нарушителя возмещения убытков, причиненных
изменением или расторжением договора);

2) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении


договора;

3) в других случаях, предусмотренных законом или договором.

Претензионный порядок разрешения вопроса об изменении или расторжения договора состоит в


возможности заинтересованной стороны до обращения в суд направить другой стороне свои
предложения об изменении или расторжении договора. В случае несогласия последней дело
решается судом.

22. Патентные правоотношения: понятие, условия возникновения и субъектный состав.

Патентные правоотношения: понятие, условия возникновения, субъектный состав и оформление


прав. Защита прав. Патентно-правовая охрана селекционных достижений.

Патентные права - это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и


промышленные образцы.

Объекты патентных прав (промышленная собственность) - это результаты интеллектуальной


деятельности в научно-технической сфере (изобретения, полезные модели) и в сфере
художественного конструирования (промышленные образцы).
Условия патентоспособности

1. Изобретения: оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно


применимо. Объектами изоб-я могут являться: устройство, способ, вещество, штамм
микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного заранее
устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

2. Полезной модели: она является новой и промышленно применимой. В качестве полезных


моделей не охраняются: способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений
и животных, а также их применение по новому назначению; а также объекты, не признаваемые
патентоспособ. изобретениями (см. выше). З.

Промышленного образца: - это художественно-конструкторское решение изделия определяющее


его внешний вид. - если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Т.о.
объект становится охраняемым не с момента заявки на патент, а с момента решения эксперта, (в
этих двух принципах проявляется формальный характер ППр).;

3.Признание приоритета не за тем, кто изобрел, а за тем, кто первым запатентовал.

Субъекты. Автор (соавтор): гражданин, творческим трудом которого самостоятельно или


совместно с другими гражданами создан объект патентных прав.

- Патентообладатель: автор или иное лицо, которому передано или к которому перешло
исключительное право на объект патентных прав.

- Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности:


государственный орган, осуществляющий юридически значимые действия по государственной
регистрации объектов патентных прав - Роспатент.

- Заявитель: автор или иное лицо, которому передано или к которому перешло право на
получение патента.

- Патентный поверенный: гражданин РФ, зарегистрированный в Роспатенте и оказывающий


услуги по ведению дел заявителя в отношении с Роспатентом.
23. Общие положения наследственного права: понятие, субъекты и
объекты, основания наследования. Открытие и принятие наследства.

при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество)


переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего
Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в


случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
3. Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по
закону.
4. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом
гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть
гражданина.
5.

Объектом наследственных отношений может быть вещь, иное имущество, а


также нематериальные блага, принадлежащие на праве собственности умершему
лицу (наследодателю). На праве наследования может переходить любое
имущество и благо, принадлежащее наследодателю, если только оно не связано
неразрывно с личностью наследодателя (например, право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также
права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается).

СУБЪЕКТ. Наследник не должен обладать полной дееспособностью или достичь


определенного возраста. Наследниками могут быть как физические, так и
юридические лица. При этом первые не обязательно должны быть гражданами
страны, гражданином которой является наследодатель. Наследниками могут быть
иностранные лица (в данном случае существуют ограничения по наследованию
земельных участков), лица без гражданства, а также юридические лица,
российские и международные организации, иностранные государства, РФ,
субъекты РФ, муниципальные образования.

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом


гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть
гражданина.

. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При


объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в
законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан
день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда.

(в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного


правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент
смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию
призываются наследники каждого из них.

(в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

ГК РФ Статья 1152. Принятие наследства

 
1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не


требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего


причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни
находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким


основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в
результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство,
причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем
основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает


принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия


наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от
момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество,
когда такое право подлежит государственной регистрации.

ГК РФ Статья 1153. Способы принятия наследства


1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства
нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о
праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается


по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована
нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные
действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности
в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности


специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия
наследства законным представителем доверенность не требуется.

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он


совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в
частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от


посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц


причитавшиеся наследодателю денежные средства.

1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия


наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1


статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления
в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа


наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям,
установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в
течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия


наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со
дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

ГК РФ Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного


срока

 
1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия
наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника
принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии
наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии,
что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в
суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех
наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по
защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства
(пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство
признаются судом недействительными.

2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока,


установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в
письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если
такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их
подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке,
указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие
наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного
свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена


государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса
об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются
основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной
регистрации.

3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с


соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося ему
наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 настоящего
Кодекса, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются
постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между
наследниками не предусмотрено иное.

1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону,


умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок,
право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам
по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его
наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие
наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав
наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

24. Договор купли-продажи

Договор купли-продажи: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав,


содержание, существенные условия.

По договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь (товар) в собственность


покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену) (ст. 454 ГК).
Договор купли-продажи – это договор о передаче имущества в собственность;
двусторонне обязывающий; консенсуальный; возмездный.
К отдельным видам договора купли-продажи относятся: розничная купля-продажа,
поставка товаров, поставка товаров для государственных и муниципальных нужд, контрактация,
энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия.
Сторонами договора купли-продажи (продавец-покупатель) могут быть любые субъекты
гражданского права, обладающие необходимым объемом сделкоспособности, поскольку в общих
положениях о купле-продаже законодатель специальных требований к сторонам договора купли-
продажи не устанавливает.
К форме договора купли-продажи применяются общие правила о форме сделок (ст. 158–
163, 165 ГК).
Существенными условиями договора купли-продажи являются условия о наименовании и
количестве товара (п. 3 ст. 455 ГК). Предметом договора купли-продажи являются предметы
материального мира (вещи, товары).
Возможно заключение договора продажи ценных бумаг, валютных ценностей, доли в
уставном капитале хозяйственного общества, доли в праве общей долевой
собственности, имущественных прав и т.д.
Обязанности продавца по договору купли-продажи.
6.1. Продавец обязан передать товар в срок (ст. 454, ст. 456 ГК).
6.2. Продавец обязан передать товар свободным от прав и притязаний третьих лиц (ст. 460
ГК). Соответственно, продавец обязан предупредить покупателя об имеющихся обременениях.
6.3. Продавец обязан передать товар в согласованном количестве и ассортименте (ст. 465,
467 ГК).
6.4. Продавец обязан передать товар надлежащего качества (ст. 469 ГК).
6.5. Продавец обязан передать товар комплектным и в комплекте (ст. 478, 479 ГК).
6.6. Продавец обязан передать товар упакованным и (или) в надлежащей таре (ст. 481 ГК).
Обязанности покупателя по договору купли-продажи.
8.1. Покупатель обязан принять товар (ст. 484 ГК).
8.2. Покупатель обязан оплатить товар (ст. 486 ГК).

8.3. Покупатель обязан (ст. 483 ГК) извещать продавца о любом нарушении условий договора
купли-продажи (о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об

25. Договор поставки

Договор поставки: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, существенные


условия, содержание. Односторонний отказ от договора
Договор поставки представляет собой соглашение, в силу которого поставщик-продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок
или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК).
Предметом договора поставки являются две группы товаров: товары, предназначенные
для использования, связанного с предпринимательской деятельностью; товары, предназначенные
для иных целей, но одновременно не предназначенные для личного, семейного, домашнего или
иного использования (например, это могут быть товары, приобретаемые школьными
учреждениями для организации питания учащихся).
Сторонами по договору поставки могут быть лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность. Это могут быть индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, обладающие необходимым
объемом сделкоспособности.
Форма: применяются общие правила о форме сделок.
существенными условиями для него являются условия о наименовании и количестве
передаваемых вещей (товара) (п. 3 ст. 455 ГК). В договоре поставки товара партиями срок не
является существенным условием, поскольку при отсутствии соглашения о сроке действует срок,
установленный в один месяц (п. 1 ст. 508 ГК).
Для договора разовой поставки товаров срок может рассматриваться как существенное
условие (ст. 506 ГК).
7. Обязанности поставщика по договору поставки.
7.1. Поставщик обязан передать (отгрузить) товар покупателю (ст. 506, 509 ГК).
7.2. Поставщик обязан распорядиться товаром, принятым покупателем на ответственное
хранение (ст. 514 ГК). Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на
ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. Поставщик обязан возместить
покупателю необходимые расходы, которые у него возникли в связи с принятием товара на
ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу.
9. Обязанности покупателя по договору поставки.
9.1. Покупатель обязан принять товар (ст. 513 ГК).
9.2. Покупатель обязан обеспечить сохранность непринятого товара
(ст. 514 ГК).
9.3. Покупатель обязан оплатить товар (ст. 516 ГК).
9.4. Покупатель обязан вернуть многооборотную тару (ст. 517 ГК).
Односторонний отказ от договора допускается для покупателя, если поставка товара
ненадлежащего качества, неоднократное нарушение сроков оплаты дает поставщику право на
односторонний отказ от договора (п. 3 ст. 523 ГК).

26. Договор дарения. Запрещение и ограничение дарения. Отмена дарения.

Договор дарения: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, существенные


условия, содержание. Запрещение и ограничение дарения. Отмена дарения.
Договор дарения – это соглашение, по которому одна сторона – даритель – намеренно
безвозмездно предоставляет за свой счет имущественные выгоды другой стороне – одаряемому с
согласия последнего.

Договор дарения:
• всегда безвозмездный
• может быть реальным;
• может быть консенсуальным, то односторонне обязывающий
Предмет договора дарения :
Даритель в соответствии с п. 1 ст. 572 ГК:
• передает или обязуется передать одаряемому свою вещь в собственность;
• передает или обязуется передать одаряемому обязательственное право требования к
себе.
• освобождает или обязуется освободить одаряемого от его обязанности перед собой. Это
прощение долга в соответствии со ст. 415 ГК;
• освобождает или обязуется освободить одаряемого от его обязанности перед третьим
лицом.
В любом случае предметом дарения может быть только конкретное имущество, поэтому
ничтожен договор, где обещается дарение всего имущества или его неиндивидуализированной
части.
Форма договора дарения. может быть только устной (что не исключает возможности
письменного оформления договора).
Требование простой письменной формы:
а) непременно письменной должна быть форма консенсуального договора дарения
(«обещание дарения в будущем»).
б) письменная форма установлена для дарения недвижимости.
в) в письменной форме, должен быть заключен договор, в котором дарителем является
юридическое лицо, а стоимость дара превышает 3000 руб
г) дарение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации подчиняется нормам части четвертой ГК.
5. Субъекты договора дарения.. даритель-одаряемый Даритель должен быть
собственником вещи или обладателем права на момент передачи их в дар. Существует большая
группа случаев запретов дарения в зависимости от субъектного состава (эти запреты не
распространяются на обычные подарки стоимостью до 3000 руб.).
Не допускается дарение от имени малолетних и граждан, признанных судом
недееспособными.
Запрещено дарение между коммерческими организациями,
не допускается дарение государственного или муниципального имущества.
Ограничения дарения существуют для тех случаев, когда требуется получение согласия на
совершение сделки. Таким образом, ограничения дарения существуют для имущества, которое
принадлежит юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
(требуется согласие собственника имущества, кроме случаев дарения «обычных подарков
небольшой стоимости»), и для имущества, находящегося в общей совместной собственности
(требуется согласие всех участников совместной собственности независимо от стоимости
подарка).
Содержание правоотношения по одариванию. При консенсуальном договоре даритель
обязан совершить действия по передаче дара одаряемому. При реальном договоре передача
дара осуществляется вручением вещи или ее символической передачей (например, вручением
ключей от автомашины) либо вручением правоустанавливающих документов (для случаев
передачи права).
Если иное не предусмотрено договором, обязанности дарителя переходят, а права
одаряемого не переходят по наследству.
Отмена дарения
происходит в случаях, если дарение уже состоялось. Отменить дарение в зависимости от
ситуации может сам даритель, его наследники и просто заинтересованные лица. Даритель может
отменить дарение по основаниям:
а) связанным с личностью одаряемого:
• в случае, если одаряемый умирает прежде дарителя (тем самым изъяв предмет
договора дарения из наследственной массы),
• в связи с изменившимся отношением к личности одаряемого (одаряемый умышленно
причинил дарителю телесные повреждения либо совершил покушение на жизнь дарителя или
кого-либо из членов его семьи, или близких родственников);
б) связанным с предметом договора дарения (вещью, предоставляющей для дарителя
большую неимущественную ценность): если обращение одаряемого с подаренной вещью создает
угрозу ее безвозвратной утраты. Тем самым ограничивается право собственности одаряемого по
распоряжению даром.
27. Договор аренды

Договора аренды: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, существенные


условия, содержание.
Договор аренды (имущественного найма) – это соглашение, в силу которого арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование (ч. 1 ст. 606 ГК).
2. Признаки договора аренды.
Исходя из легального определения договор аренды является:
• консенсуальным , поскольку возникновение прав и обязанностей по договору
связывается с достижением соглашения, а не с передачей имущества арендатору;
• возмездным – в качестве аренды может быть квалифицирован только договор, который
предполагает и передачу объекта аренды в интересах арендатора, а не, например, для
обеспечения сохранности, и арендную плату;
• двусторонне обязывающим (взаимным), поскольку предполагает наличие прав и
соответствующих им обязанностей у обеих сторон.
Стороны договора аренды. Арендодатель (наймодатель) – это сторона договора аренды,
на которую возлагается обязанность передать имущество арендатору.
Арендатор (наниматель) – это сторона договора аренды, которая в результате исполнения
договора приобретает право владеть и пользоваться (или пользоваться), а в ряде случаев и
распоряжаться объектом аренды, а также принимает на себя обязанность перед арендатором
вносить арендную плату и возвратить арендованное имущество.
6.1 Единственным существенным условием договора аренды является условие о
предмете, т.е. описание имущества, передаваемого в аренду.
В договоре аренды необходимо указать данные, позволяющие определенно установить
имущество, подлежащее передаче (п. 3 ст. 607 ГК).
6.2. Предметом договора аренды могут быть:
1. Индивидуально-определенные непотребляемые вещи.
2. Имущественные комплексы, в частности предприятие (в силу прямого указания закона),
единый недвижимый комплекс (ст. 133.1 ГК).
6.3. Условие о сроке договора аренды. Стороны могут согласовать любой срок аренды,
определив его календарной датой, истечением периода времени или указанием на событие,
которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК). При этом законом могут устанавливаться
предельные сроки для особых видов аренды .

Форма договора аренды. Законодатель не предусматривает каких- либо специальных


требований к форме договора аренды движимого имущества, заключенного на срок не более
года между физическими лицами. Это представляется справедливым и для соответствующих
договоров, заключенных на неопределенный срок.

Простая письменная форма обязательна для договоров аренды, которые:


1) заключаются на срок более одного года; или
2) независимо от срока, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо.
1. Обязанность арендодателя предоставить имущество и соответствующее право
требования арендатора.
2. Обязанность арендатора пользоваться имуществом в соответствии с назначением
имущества, если иное не установлено договором, и соответствующее право требования
арендодателя.
3. Обязанность арендатора своевременно вносить арендную плату и соответствующее
право требования арендодателя.
4. Обязанность арендодателя производить капитальный ремонт, обязанность арендатора
поддерживать имущество в исправном состоянии, производить текущий ремонт, нести расходы
на содержание и соответствующие им права требования.
Стороны могут договориться и об ином распределении данных обязанностей.
5. Обязанность арендатора вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором
он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором, и
соответствующее право требования арендодателя.

28. Договор подряда

57. Договор подряда: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, существенные
условия, содержание.
Договор подряда представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст.
702 ГК). Договор является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим.
В зависимости от субъектного состава и специфики предмета в законе выделены
следующие виды договора подряда: договор бытового подряда, договор строительного подряда,
договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, государственный или
муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или
муниципальных нужд.
4. Сторонами договора подряда являются подрядчик – лицо, которое обязуется выполнить
работу и сдать ее результат заказчику, и заказчик – лицо, по заданию которого осуществляются
работы. Любые субъекты гражданского права могут быть как заказчиками, так и подрядчиками по
договору подряда (для отдельных видов договора предусмотрен специальный субъектный состав:
например, в договоре бытового подряда заказчиком может быть только гражданин, а
подрядчиком – лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность).
Статья 707 ГК посвящена множественности лиц на стороне подрядчика: при неделимости
предмета обязательства подрядчики выступают в отношениях с заказчиком как солидарные
должники (в части обязанности выполнить работу и сдать ее результат) и как солидарные
кредиторы (в части права требовать принятия и оплаты работы).
5. Существенными условиями договора подряда являются предмет и срок .
По вопросу о предмете договора подряда в доктрине гражданского права можно
выделить две точки зрения:
1) предметом является как сама работа, так и ее овеществленный результат;
2) предметом является результат выполненной работы.
В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК в договоре подряда указываются начальный и конечный
сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть
предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов (промежуточные сроки).
Из данной нормы следует, что существенными условиями являются начальный и конечный
сроки выполнения работ.
6. Цена не является существенным условием договора подряда, поскольку при ее
отсутствии она определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК (п. 1 ст. 709 ГК).
Цена в договоре подряда включает:
1) компенсацию издержек подрядчика (стоимость используемых материалов,
оборудования, услуг привлекаемых лиц и т.п.);
2) причитающееся подрядчику вознаграждение.
7. Нормы гл. 37 ГК не содержат каких-либо специальных правил о форме договора
подряда, следовательно, применению подлежат общие правила о форме договора (ст. 434 ГК) и
форме сделок (ст. 158–161 ГК).
Как правило, договор подряда совершается в простой письменной форме, поскольку чаще
всего хотя бы одной из его сторон выступает юридическое лицо (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК). В то же
время не исключены ситуации, когда один гражданин выполняет для другого работу на
незначительную сумму (сосед починил забор) – в этом случае договор подряда может быть
заключен в устной форме.
8. Основной обязанностью подрядчика является обязанность выполнить работу по
заданию заказчика за свой риск с соблюдением требований к качеству.
9. Специфической обязанностью подрядчика как профессионального участника данных
отношений является так называемая информационная обязанность – обязанность немедленно
предупредить заказчика об определенных обстоятельствах (ст. 716 ГК). К числу таких
обстоятельств относятся:
1) непригодность или недоброкачественность предоставленных заказчиком материала,
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
2) возможные неблагоприятные для заказчика последствия выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
3) иные не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
10. Дополнительные обязанности возлагаются на подрядчика в том случае, когда работа
выполняется из материала заказчика:
1) обязанность использовать предоставленный заказчиком материал экономно и
расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала,
а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом
стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (п. 1 ст. 713 ГК);
2) обязанность обеспечить сохранность предоставленных заказчиком материала,
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества,
оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (ст. 714 ГК).
11. Заказчик имеет две основные обязанности: принять результат работ и оплатить его.
12. Наконец, обе стороны договора подряда имеют одинаковую обязанность пассивного
типа – не разглашать третьим лицам без согласия другой стороны информацию о новых решениях
и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, в отношении
которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны (ст. 727 ГК).

29. Договор возмездного оказания услуг


Договор возмездного оказания услуг: понятие, юридическая природа, форма, субъектный
состав, существенные условия, содержание, виды.

Договор возмездного оказания услуг представляет собой соглашение, в силу которого


одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК).

По своей природе договор возмездного оказания услуг является консенсуальным,


возмездным, двусторонне обязывающим (взаимным).

Специальных общих требований к форме договора возмездного оказания услуг закон не


содержит. Следовательно, действуют общие правила о форме сделок (ст. 158–165 ГК) и о форме
договоров (ст. 434 ГК). Применительно к отдельным видам услуг в закон могут включаться
специальные требования к оформлению договоров (например, путем выдачи квитанции
заказчику) при бытовом обслуживании населения (например, при сдаче вещи в химчистку) и т.д.

Сторонами договора являются:

– исполнитель (услугодатель) – субъект, обязавшийся оказать услуги;

– заказчик (услугополучатель) – субъект, по заданию которого оказывается услуга.

Закон не содержит особых требований к субъектному составу отношений по возмездному


оказанию услуг. Следовательно, в этих отношениях могут участвовать любые субъекты
гражданского права. Естественно, что чаще всего ими являются граждане и юридические лица.

Единственным существенным условием договора возмездного оказания услуг является


предмет договора. Естественно, что в законе, регулирующем отношения по поводу оказания услуг
определенного рода, могут содержаться и иные указания. Так, в Законе об основах туристской
деятельности в Российской Федерации, кроме прочего, в качестве существенных условий названы
общая цена туристского продукта в рублях, информация о потребительских свойствах туристского
продукта и т.д. (ст. 10).

Содержание правоотношения, порождаемого договором возмездного оказания услуг, в


основном сводится к обязанности исполнителя оказать услуги и корреспондирующему этой
обязанности праву заказчика требовать оказания услуги, а также к обязанности заказчика
оплатить услуги и соответствующему праву исполнителя. По общему правилу исполнитель должен
оказать услуги лично. Договором возмездного оказания услуг может быть предусмотрено, что
исполнитель вправе привлечь к исполнению третье лицо или возложить исполнение на третье
лицо и т.п. Заказчик обязан оплатить услуги в сроки и порядке, предусмотренные договором.
Цены на некоторые услуги определяются уполномоченными государственными органами. Кроме
указанных основных прав и обязанностей стороны могут иметь другие права и нести другие
обязанности, предусмотренные законом или договором.

Видовое деление договоров возмездного оказания услуг может строиться по различным


критериям. Согласно ст. 783 ГК наряду с общими положениями о подряде к договору возмездного
оказания услуг применяются и положения о бытовом подряде, если заказчиком выступает
гражданин-потребитель. Это дает основания для выделения в качестве его видов:

во-первых, договора возмездного оказания бытовых услуг;


во-вторых, договора возмездного оказания услуг в сфере предпринимательской
деятельности.

Анализ п. 2 ст. 779 ГК, а также законодательства, регулирующего особенности возмездного


оказания услуг, дает возможность также провести классификацию видов договора возмездного
оказания услуг по сферам хозяйственной и социально-культурной деятельности. В ст. 779 ГК
дается примерный перечень такого видового деления, включающий услуги связи, медицинские,
ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению,
туристическому обслуживанию и иные.

Основываясь на положениях ГК и ином законодательстве, регламентирующем возмездное


оказание услуг, можно по указанному основанию выделить следующие их основные виды:

услуги связи и информации;

медицинские услуги и услуги социального характера;

ветеринарные услуги;

аудиторские услуги;

правовые услуги;

туристско-экскурсионные услуги;

услуги по обучению;

услуги в содействии занятости населения;

услуги общественного питания;

гостиничные услуги;

коммунальные услуги;

гигиенические услуги;

ритуальные услуги;

спортивно-оздоровительные и санаторно-курортные услуги;

культурно-зрелищные услуги.

30. Договор перевозки. Форма и порядок заключения договора

Договор перевозки грузов: понятие, юридическая природа, содержание, субъектный состав,


существенные условия. Форма и порядок заключения договора перевозки грузов.

Договор перевозки груза – это соглашение, в силу которого перевозчик обязуется


доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному
на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза
установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК). Приведенное определение договора будет
распространяться также и на соглашения по перевозке железнодорожным транспортом порожних
грузовых вагонов. Груз – это объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые,
материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятые в установленном порядке для
перевозки в грузовых вагонах, контейнерах (ст. 2 УЖТ, п. 3 ст. 2 УАТ).

По своей юридической природе договор перевозки грузов:

Договор перевозки груза в большинстве случаев имеет конструкцию реального договора.


Для его заключения необходимо, чтобы грузоотправитель передал груз перевозчику. Может
заключаться как реальный, так и консенсуальный договор морской перевозки груза (торговое
мореплавание), а также договор перевозки груза автомобильным транспортом. При конструкции
консенсуального договора перевозки передача груза для заключения договора не требуется.
Достаточно, чтобы перевозчик и отправитель (грузоотправитель) достигли соглашения по всем
существенным условиям договора.

Договор перевозки груза является возмездным. Провозная плата вносится


грузоотправителем до приема груза к перевозке. По соглашению сторон (перевозчика и
отправителя) груз может быть принят к перевозке до внесения провозной платы в установленный
срок.

Договор перевозки груза определяется как взаимный. У каждой из сторон договора


перевозки есть права и корреспондирующие им обязанности другой стороны.

Стороны договора перевозки

Сторонами договора перевозки груза в ГК названы перевозчик и отправитель (ст. 785 ГК)
(грузоотправитель). В перевозочных отношениях также участвует получатель (грузополучатель) –
лицо, управомоченное на получение груза. Грузополучатель не участвует в заключении договора
перевозки груза. Исключением может служить случай, когда грузоотправитель и грузополучатель
совпадают в одном лице. Например, если отправитель направляет груз в адрес своего филиала.
При несовпадении отправителя и получателя в одном лице последний наделяется правовым
статусом третьего лица. Данный договор перевозки груза относится к числу договоров в пользу
третьего лица (ст. 430 ГК). Правовыми предпосылками такого договора следует признать наличие
между грузоотправителем и грузополучателем другого гражданско-правового договора (купли-
продажи, поставки и др.).

По своему правовому статусу стороны договора перевозки груза – субъекты


предпринимательской деятельности, что не исключает участия в таких договорах некоммерческих
организаций (п. 4 ст. 50 ГК). По общему правилу перевозчик – это юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, принявшие на себя до договору перевозки определенным
видом транспорта общего пользования обязанность доставить вверенный им отправителем груз
из пункта отправления в пункт назначения и выдать его получателю. Грузоотправитель – это
физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего имени
или от имени владельца груза и указано в перевозочном документе.

Содержание:

Объем прав и обязанностей перевозчика и отправителя по договору перевозки груза


зависит от особенностей юридической конструкции заключаемого договора.
По реальному договору основная обязанность перевозчика – доставка вверенного ему
отправителем груза в пункт назначения и выдача его управомоченному на получение груза лицу
(получателю) (п. 1 ст. 785 ГК).

По консенсуальному договору, в частности при морской перевозке груза, перевозчик


обязан доставить груз, который ему передаст отправитель, в порт назначения и выдать его
управомоченному на получение груза лицу (получателю) (п. 1 ст. 115 КТМ).

В зависимости от вида транспорта, на котором будет осуществлена перевозка груза,


обязанности по погрузке, размещению, креплению груза и последующей его выгрузке
распределяются между отправителем и перевозчиком в соответствии с нормами,
установленными транспортными уставами, кодексами и соответствующими правилами
перевозок, в частности с соблюдением технических норм (см., например, ст. 23 УЖТ). В
зависимости от технических возможностей грузоотправителя и грузоперевозчика такие
обязанности могут устанавливаться на основании соглашения сторон договора перевозки груза.

Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные в порядке,


предусмотренном транспортными уставами и кодексами (ст. 33 УЖТ, ст. 14 УАТ, ст. 109
Воздушного кодекса, ст. 76 КВВТ, ст. 152 КТМ), а при отсутствии таких сроков в разумный срок (ст.
792 ГК).

Перевозчик обязан обеспечить сохранность груза во время перевозки (ст. 25 УЖТ, ст. 103
Воздушного кодекса, ст. 67 КВВТ, ст. 150 КТМ).

При консенсуальной конструкции договора грузоотправитель обязан своевременно


предъявить груз к перевозке. Во всех остальных случаях права и обязанности грузоотправителя не
зависят от конструкции договора. Грузоотправитель обязан поместить груз в требуемую тару,
осуществить его маркировку, указать в отгрузочных документах необходимые сведения о грузе, в
том числе объявить о его цене. Грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку груза
установленную плату и иные необходимые платежи, как правило, до момента отправления груза,
если иное не установлено транспортными уставами или кодексами, правилами перевозки или
договором с перевозчиком. На отправителя груза может быть возложена обязанность по его
погрузке.

В зависимости от вида подвижного состава и перевозимого в нем груза стороны договора


перевозки могут иметь и иные права и обязанности, которые предусмотрены транспортными
уставами и кодексами, правилами перевозки грузов.

Существенное условие договора перевозки груза – условие о предмете договора, это


транспортные услуги перевозчика по доставке определенным видом транспорта вверенного
отправителем груза в пункт назначения, с последующей его выдачей управомоченному на
получение груза лицу (получателю) (п. 1 ст. 785 ГК).

Условие договора о цене услуг по перевозке груза: за перевозку груза взимается


провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или
иными правовыми актами (п. 1 ст. 790).

Как и в любом возмездном договоре, стороны предусматривают условие о порядке,


форме и сроках расчетов за оказанные услуги по перевозке груза.
В консенсуальных договорах перевозки груза стороны согласуют условие о сроках и
порядке предоставления транспортных средств, контейнеров под погрузку для последующей
перевозки груза (п. 1 ст. 791 ГК, п. 1 ст. 9 УАТ, ст. 73 КВВТ, ст. 126, 129 КТМ), а также условие о
порядке и сроках предъявления груза к перевозке.

В договоре перевозки груза стороны могут согласовать условие о порядке и о сроках его
погрузки (выгрузки), с соблюдением положений, предусмотренных транспортными уставами и
кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами (ст. 791 ГК).

По договору перевозки груза условия о сроках его доставки получателю определяются в


порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами (ст. 33 УЖТ, ст. 14 УАТ, ст. 109
Воздушного кодекса, ст. 76 КВВТ, ст. 152 КТМ), а при отсутствии таких сроков доставка
осуществляется в разумный срок (ст. 792 ГК).

Форма. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей


отправителю груза документа на груз (транспортной накладной, коносамента или иного
документа - п. 2 ст. 785 ГК), предусмотренного соответствующим транспортным уставом или
кодексом.

Транспортная накладная по общему правилу заполняется грузоотправителем и


представляется перевозчику одновременно с передачей ему соответствующего груза. Она
содержит все существенные условия договора и по сути представляет собой его письменную
форму.

Коносамент составляется перевозчиком на основании подписанного грузоотправителем


документа (погрузочного ордера), в котором содержатся данные об отправителе и получателе
груза, порте выгрузки и все необходимые сведения о грузе: наименование, особые свойства,
маркировка, число мест, внешнее состояние, упаковка.

Коносамент не только является документом, удостоверяющим факт заключения договора


морской перевозки груза, но и свидетельствует о получении груза перевозчиком, а также является
товарораспорядительным документом (ценной бумагой) (ст. 143 ГК).

Чартер чаще всего заключается с использованием отпечатанных типографским способом


проформ (стандартных форм) различных чартеров, разработанных с учетом особенностей
перевозки определенных видов грузов и направлений перевозки, т.е. представляет собой договор
присоединения. Чартер должен содержать наименование сторон, название судна, указание на
род и вид груза, размер фрахта, наименование места погрузки груза, а также наименование места
назначения или направления судна, а по соглашению сторон и иные условия и оговорки (ст. 120
КТМ).

Порядок заключения договора перевозки груза и особенности законодательного


регулирования возникающих при этом отношений зависят от вида перевозки и юридической
конструкции соответствующего договора.

Договору перевозки груза всегда предшествуют организационные предпосылки – подача


перевозчиком транспортных средств под погрузку (п. 1 ст. 791 ГК). Такие действия обязан
совершить перевозчик во исполнение обязательств, возникающих из принятой им от отправителя
заявки (заказа), договора перевозки груза или договора об организации перевозок грузов (п. 1 ст.
791 ГК).
Договор перевозки груза, имеющий конструкцию реального, считается заключенным с
момента вручения отправителем груза перевозчику. При перевозке груза морским,
автомобильным, внутренним водным транспортом момент заключения договора зависит от его
юридической конструкции. Если такой договор перевозки груза конструируется как
консенсуальный, он считаются заключенным между отправителем и перевозчиком с момента
достижения между ними соглашения по всем существенным условиям договора. В этом случае
перевозчик обязуется доставить груз, который ему передаст отправитель в будущем. При
реальной конструкции заключенного договора он считается заключенным с момента вручения
отправителем груза перевозчику.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей


отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз,
предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом) (п. 2 ст. 785 ГК, ст. 25
УЖТ, ст. 105 Воздушного кодекса, ст. 67 КВВТ, ст. 117, 143 КТМ, ст. 8 УАТ). В подтверждение
заключения договора перевозки груза отправителю выдается копия транспортной накладной, при
перевозке железнодорожным транспортом – квитанция о приеме груза (ст. 25 УЖТ). Договор
перевозки груза морским транспортом должен быть заключен в письменной форме (п. 1 ст. 117
КТМ). Наличие и содержание договора морской перевозки груза могут подтверждаться чартером,
коносаментом или другими письменными доказательствами (ст. 117 КТМ).

Требования к оформлению и содержанию транспортных документов устанавливаются в


транспортных уставах и кодексах, а также в соответствующих правилах перевозок грузов
различными видами транспорта общего пользования.

31. Договор хранения

22. Договор хранения: понятие, юридическая природа, содержание, субъектный состав,


существенные условия, форма, виды.

Договор хранения есть соглашение, по которому одна сторона (хранитель) обязуется


хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности (ст. 886 ГК).

По природе договору хранения присущи следующие признаки: 1) договор по общему


правилу является реальным, однако он может быть и консенсуальным, если в нем
предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в
определенный договором срок; 2) возмездность хранения предполагается, что не исключает и
возможности его безвозмездности. В отдельных случаях безвозмездность договора
презюмируется, если указание на иное отсутствует, к примеру, хранение в гардеробах
организаций; 3) договор является двусторонне обязывающим; 4) в отдельных случаях договор
может быть публичным (хранение в ломбарде); 5) условия договора хранения могут быть
согласованы сторонами, но он может быть заключен и путем присоединения поклажедателя к
договору, условия которого выражены в формулярах или иных стандартных формах (договор
присоединения).

Сторонами договора хранения являются хранитель и поклажедатель. Хранителем по


договору хранения может выступать гражданин, индивидуальный предприниматель,
юридическое лицо. Закон отдельно выделяет профессиональных хранителей. К ним относятся
коммерческие и некоммерческие юридические лица, а также индивидуальные предприниматели,
для которых хранение является профессиональной деятельностью. Поклажедателем может быть
и гражданин, и юридическое лицо. Как правило, поклажедатель является собственником вещей,
передаваемых на хранение, однако таковым может быть и лицо, владеющее вещью на законном
основании (например, арендатор). В отдельных видах договора хранения к поклажедателю
предъявляются специальные требования. Так, к примеру, договор хранения вещей в гостинице
заключается с ее постояльцем.

К договору хранения применяются общие требования о форме сделок. Специальное


правило ГК устанавливает необходимость соблюдения простой письменной формы договора,
если он заключен между гражданами на хранение вещи стоимостью, превышающей 10-кратный
размер оплаты труда. Письменная форма договора требуется и в случае его заключения по
модели консенсуального договора, предусматривающего обязанность хранителя принять вещь на
хранение.

Существенным условием хранения является условие о предмете.

Права и обязанности по договору хранения Хранитель имеет право требовать уплаты


вознаграждения за хранение при условии, что договор возмездный. Хранитель вправе требовать
от поклажедателя взять вещь обратно по истечении обусловленного срока хранения или срока,
предусмотренного для обратного получения вещи. Заключение лишь консенсуального договора
хранения порождает обязанность хранителя принять вещь на хранение. Обязанностью хранителя
является обеспечение сохранности принятой на хранение вещи. При хранении по безвозмездной
сделке хранитель обязан осуществлять заботу о вещях поклажедателя в той же степени, что и
применительно к своим вещам. Хранитель не вправе пользоваться вещью без согласия
поклажедателя. Хранитель должен лично исполнять свои обязанности по хранению.
Обязанностью хранителя является возврат вещи, которая была передана на хранение,
поклажедателю либо лицу, указанному им в качестве получателя.

Поклажедатель вправе требовать от хранителя принятия вещи, если договор был заключен
по модели консенсуального договора хранения. Поклажедатель обязан предупредить хранителя о
свойствах имущества и особенностях его хранения. Выплата вознаграждения хранителю является
обязанностью поклажедателя. Вне зависимости от возмездности или безвозмездности хранения
поклажедатель обязан возместить хранителю расходы, прямо связанные с обеспечением
сохранности вещи в обычных условиях гражданского оборота (обычные расходы). Поклажедатель
обязан взять у хранителя вещь обратно.

Виды хранения:

обычное хранение и специальное хранение:

а) на товарном складе;

б) в ломбарде;

в) в камере хранения в транспортной организации;

г) в гардеробе;
д) в гостинице и в других местах временного проживания (в санатории) и местах
нахождения (в бане);

е) вещей, являющихся предметом спора (секвестр);

ж) нотариальный депозит;

з) культурных ценностей, принадлежащих частным лицам либо музеям;

регулярное (обычное) хранение (после окончания такого договора поклажедателю


возвращается та самая вещь, которую он сдал на хранение) и иррегулярное хранение – хранение с
обезличением (после окончания такого договора поклажедателю возвращается вещь того же
рода, вида, количества и качества, что он сдал на хранение);

профессиональное хранение (услугу оказывает организация, для которой хранение


является целью ее профессиональной деятельности) (п. 2 ст. 886 Гражданского кодекса) и
непрофессиональное хранение (услугу оказывает гражданин либо организация, для которой
хранение не является целью ее деятельности);

хранение, возникшее при обычных условиях гражданского оборота, и хранение,


возникшее при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, военных действиях);

хранение, возникшее из договора, и хранение, возникшее в силу закона (например,


хранение находки – ст. 277 Гражданского кодекса, безнадзорных животных – ст. 230 Гражданского
кодекса, наследуемого имущества – ст. 514 Гражданского кодекса, незаконного товара и др.).

32. Договор страхования

26. Договор страхования и его виды: общая характеристика.


Договор страхования - это соглашение, в силу которого одна сторона (страхователь)
уплачивает страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении
страхового случая выплатить страховое возмещение в пределах определенной договором суммы
(по имущественному страхованию), либо страховую сумму (по личному страхованию).
Виды договоров страхования:
1. по объекту страхования:
- имущественные (договор страхования имущества, договор страхования гражданской
ответственности, договор страхования предпринимательского риска)
- личные (жизнь, здоровье, достижение определенного возраста, наступление иного
события в жизни страхователя)
Юр. характеристика:
- реальный (мб по соглашению сторон консенсуальным)
- возмездный
- рисковый
- двусторонне обязывающий
- мб в пользу третьего лица (выгодоприобретателя)
- срочный
- публичный
Договор заключается между страхователем и страховщиком. Страхователем может
быть как физическое, так и юридическое лицо, имеющее интерес в сохранении имущества,
здоровья, трудоспособности и др. Страховщик – юридическое лицо, имеющее лицензию на
ведение страховой деятельности.
Форма договора – только письменная под страхом недействительности. Это может
быть классическая письменная форма (в виде единого документа, подписанного сторонами).
Однако чаще на основании заявления страхователя, для которого допустима и устная, и
письменная формы, страховщик вручает ему страховой полис. Это документ, как правило,
подписанный только страховщиком. Нередко страховщики применяют свои стандартные формы
договоров страхования определенного вида. Таким образом, по способу заключения это договор
присоединения.

Страховщик обязан уплатить страховое возмещение или страховую сумму при наступлении
страхового случая.

Страхователь обязан сообщить страховщику обстоятельства, имеющие значение для


наступления страхового случая и размера возможных убытков, уведомить незамедлительно
страховщика о наступлении страхового случая.

Существенное условие: предмет

Прекращение договора страхования


Договор прекращается досрочно, если после его вступления в силу возможность
наступления страхового случая отпала или существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай (например, гибель в результате наводнения
имущества, застрахованного от пожара). При досрочном прекращении договора страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время. При досрочном отказе от договора уплаченная страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если договором не предусмотрено иное.
Исковая давность из договора страхования
Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного
страхования, за исключением договора страхования риска ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц,
составляет два года (ст. 966 ГК РФ).
Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования риска
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц, составляет три года (статья 196).

33. Договор поручения

Договор поручения

Договор поручения - это соглашение, в силу которого одна сторона (поверенный)


обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия (ст. 971 ГК РФ).
Суть договора поручения как одного из наиболее распространенных посреднических
соглашений сводится к тому, что сторона (или стороны) какой-либо гражданско-правовой сделки
совершает ее не лично, а через уполномоченного представителя, который от имени стороны
совершает необходимые юридические действия. Договор поручения в силу того, что права и
обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя,
иначе называют договором о представительстве.
Договор поручения, таким образом, тесно связан с институтами представительства и
доверенности (§ 4 гл. 6). В предпринимательской деятельности поверенный выступает в качестве
коммерческого представителя, т.е. лица, постоянно и самостоятельно представительствующего от
имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской
деятельности (ст. 184ГК РФ).
По общему правилу договор поручения является безвозмездным, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения.
В предпринимательской деятельности закон предусматривает иную презумпцию - договор
поручения предполагается возмездным (ст. 972 ГК РФ).
Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого
поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания.
По своей юридической природе договор поручения является:
 консенсуальным;
 безвозмездным (может быть возмездным);
 двусторонним;
 лично-доверительным.
Субъекты договора поручения:
1. доверитель - сторона, от имени которой совершаются юридические действия;
2. поверенный - сторона, совершающая такие действия.
Закон не содержит специальных требований к сторонам договора поручения - ими
могут выступать любые субъекты гражданских прав.
Только в коммерческом представительстве поверенный должен быть коммерческой
организацией или индивидуальным предпринимателем.
Форма договора поручения
Правила о форме договора поручения подчиняются общим требованиям о форме сделок.
Выданная в соответствии с договором поручения доверенность не является формой этого
договора, а служит подтверждением его существования.
Существенные условия и содержание договора поручения
К существенным условиям договора поручения закон относит только предмет.
Предметом данного договора является совершение одним лицом от имени другого только
определенных юридических действий.
В отличие от договора комиссии, предусматривающего в качестве предмета совершение
комиссионером одной или нескольких сделок, договор поручения определяет свой предмет более
широко - совершение юридических действий. К юридическим действиям в рамках договора
поручения относится не только совершение сделок, но и выполнение иных действий, имеющих
юридические последствия, - например, представительство в суде.
Содержание договора поручения в основном выражается в обязанностях сторон.
Доверитель обязан (ст. 975 ГК РФ):
 выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических
действий;
 возмещать поверенному понесенные издержки;
 обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения
поручения;
 без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с
договором поручения;
 уплатить поверенному вознаграждение, если в соответствии со ст. 972 Кодекса
договор поручения является возмездным.
Поверенный обязан (ст. 974 ГК РФ):
1. лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев, указанных
в статье 976 Кодекса;
2. сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения
поручения;
3. передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам,
совершенным во исполнение поручения;
4. по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его
исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не
истек, и представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по
условиям договора или характеру поручения.
Исполнение и прекращение договора поручения
Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями
доверителя, которые должны быть:
 правомерными,
 осуществимыми и
 конкретными.
Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя
либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя
о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным (ст. 973 ГК РФ).
Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя, может быть
предоставлено доверителем право отступать в интересах доверителя от его указаний без
предварительного запроса об этом.
В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или
одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному
вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в
случаях и на условиях, предусмотренных ст. 187 ГК РФ, в частности, если
1. передоверие предусмотрено основной доверенностью или
2. поверенный вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов
выдавшего доверенность.
По общему правилу доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна
быть нотариально удостоверена.
Договор поручения прекращается вследствие:
 отмены поручения доверителем;
 отказа поверенного;
 смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным
полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения
издержки, а если поверенному причиталось вознаграждение - уплатить ему вознаграждение
соразмерно выполненной им работе.
В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о
прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества
доверителя, в частности сохранить его вещи и документы и затем передать это имущество
доверителю.
Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, являющегося
поверенным.

34. Договор комиссии

Договор комиссии

Договор комиссии - это соглашение, в силу которого одна сторона (комиссионер)


обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или
несколько сделок (но не юридических действий - в отличие от агентирования и поручения) от
своего имени, но за счет комитента (ст. 990 ГК РФ).
Как и договор поручения, договор комиссии является посредническим договором оказания
услуг (юридических действий). Предпринимательская направленность и возмездность
комиссионных отношений не допускает лично-доверительный, присущий поручению, характер
соглашения о комиссии.
В отличие от договора поручения, по комиссионной сделке, совершенной комиссионером с
третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению
сделки. Наибольшее распространение договор комиссии получил в торговом обороте, т.к. в
качестве коммерческого посредника - комиссионера выступает профессиональный
предприниматель, обеспечивающий реализацию товаров комитента на наиболее выгодных для
последнего условиях.
Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его
действия.
По своей юридической природе договор комиссии:
 консенсуальный (порождает гражданские права и обязанности с момента
достижения сторонами соглашения; последующая передача вещи или совершение иных действий
осуществляется уже с целью их исполнения);
 возмездный;
 двусторонний (порождает обязательства у обоих сторон);
Субъекты договора комиссии
Субъектами договора комиссиии являются:
1. комитент - лицо, по поручению которого совершаются сделки;
2. комиссионер - лицо, сделки совершающее.
Закон не содержит специальных требований к сторонам договора комиссии (комитенту и
комиссионеру) - ими могут выступать любые субъекты гражданских прав.
Комиссионер, профессионально действующий в торговом обороте, должен иметь статус
коммерческой организации или индивидуального предпринимателя.
Форма договора комиссии
Правила о форме договора комиссии подчиняются общим требованиям гражданского
законодательства о форме сделок.
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих
нотариального удостоверения (ст. 161 ГК РФ):
1. сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2. сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 рублей, а в случаях,
предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.
Существенные условия договора комиссии
Предмет договора комиссии, в отличие от предмета договора поручения (юридические
действия), более узок - его составляют сделки, совершаемые комиссионером от своего имени, но
по поручению и за счет комитента.
Содержание договора комиссии
Комиссионер обязан:
 совершать сделки купли-продажи по поручению другой стороны;
 исполнить поручение на наиболее выгодных для комитента условиях в
соответствии с указаниями комитента (в соответствии с обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями);
 представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору
комиссии.
Комитент обязан:
1. уплатить комиссионеру вознаграждение (ст. 991 ГК РФ);
2. помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих случаях и
дополнительного вознаграждения за делькредере возместить комиссионеру израсходованные им
на исполнение комиссионного поручения суммы (ст. 1001 ГК РФ);
3. принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;
4. осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить
последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках;
5. освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим
лицом по исполнению комиссионного поручения (ст. 1000 ГК РФ).
Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки,
заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер
 не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо
 принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).
Закон предусматривает специальные права комиссионера, обеспечивающие возможность
получения им комиссионного вознаграждения. Комиссионер, в частности, вправе удерживать
находящиеся у него вещи или деньги, которые подлежат передаче комитенту (или полученные от
него) (ст. 996, 997 ГК РФ).
Исполнение и прекращение договора комиссии
ГК РФ Статья 992. Исполнение комиссионного поручения
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 992 ГК
РФ

Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных


для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в
договоре комиссии таких указаний - в соответствии с обычаями делового оборота или
иными обычно предъявляемыми требованиями.

В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те,
которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и
комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Закон предоставляет сторонам возможность заключения разного вида договоров комиссии,


в частности:
1. с указанием или без указания территории его исполнения,
2. с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в
его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого
обязательства,
3. с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся
предметом комиссии.
По общему правилу комиссионер должен исполнить поручение комитента в соответствии с
его указаниями. Закон предусматривает возможность отступления от указаний комитента, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог
предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос.
Комиссионеру-предпринимателю договором может быть предоставлена возможность отступления
от указаний без предварительного согласия комитента. Комиссионер во всяком случае обязан
уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
Особенностью договора комиссии является положение о том, что вещи, поступившие к
комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются
собственностью последнего (ст. 996 ГК РФ). В связи с этим все риски, а также различного рода
бремя ложатся на комитента.
Дополнительная выгода, полученная стараниями комиссионера, делится между
комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон. По
общему правилу убытки, возникшие в результате действий комиссионера, продавшего вещь по
более низкой цене или купившего - по более высокой, относятся на комиссионера (ст. 995 ГК РФ).
Комиссионер вправе в целях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с
другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом. До
прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия комиссионера вступать в
непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором
комиссии.
Основаниями прекращения договора комиссии являются:

 отказ комитента от исполнения договора;
 отказ комиссионера от исполнения договора в случаях,
предусмотренных законом или договором;
 смерть комиссионера, признание его недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим;
 признание индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером,
несостоятельным (банкротом).
Отказ комиссионера от исполнения срочного договора в отличие от договора поручения не
допускается (ст. 1004 ГК РФ), а возможен только в случаях, прямо предусмотренных законом или
договором. При отказе от исполнения договора, заключенного без указания срока, комитент и
комиссионер соответственно должны уведомить другую сторону о прекращении договора не
позднее чем за тридцать дней.

35. Основания освобождения должника от гражданско-правовой


ответственности. Обстоятельства, влияющие на размер гражданско-
правовой ответственности должника.

На практике освобождение должника от ответственности чаще


всего имеет место по двум основаниям: ввиду отсутствия в его
действиях вины, а также вследствие того, что неисполнение
обязательства нельзя считать неправомерным. В обоих случаях
создается невозможность исполнения обязательств, причем
первую ситуацию именуют фактической, а вторую -
юридической невозможностью исполнения. Причины таких
ситуаций различны.

1. Непреодолимая сила и случай. Невозможность исполнения


может прежде всего вызываться такими обстоятельствами,
которые закон называет непреодолимой силой; в литературе и
заключаемых договорах они именуются также форс-мажором. В
п. 3 ст. 401 ГК непреодолимая сила определяется как
"чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях
обстоятельство", освобождающее должника от ответственности.
Если нарушение обязательства вызвано обстоятельством
непреодолимой силы, вина должника исключается,
следовательно, отпадает и его ответственность за нарушение
обязательства. Однако в соответствии с нормой о презумпции
вины правонарушителя должник обязан доказать, во-первых,
наступление обстоятельств непреодолимой силы и, во-вторых,
существование причинной связи между непреодолимой силой и
нарушением обязательства.
Несмотря на то, что в нормах права дано определение
непреодолимой силы, решение вопроса о ее наличии
представляет значительные трудности. В практике
органов суда к случаям непреодолимой силы относятся
преимущественно разного рода стихийные явления
(землетрясение, наводнение, сильный снегопад, пожар и т.д.)
при условии, что они носят чрезвычайный характер и не могли
быть предотвращены должником при принятии им всех
возможных мер. Если по обстоятельствам дела должник мог
предотвратить нарушение лежащего на нем обязательства, он
отвечает за неисполнение. Например, регулярно наступающее в
некоторых регионах наводнение предвидимо, и его последствия
могут быть должником предотвращены путем принятия
соответствующих мер.
В п. 3 ст. 401 ГК названы обстоятельства, на которые должники
часто ссылаются, но которые непреодолимой силой считаться не
могут: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Невозможность исполнения обязательств создается для
должника не только при наступлении непреодолимой силы и
государственных запретов, но и при некоторых других
обстоятельствах, также исключающих вину должника. Такие
ситуации получили в науке гражданского права наименование
случая. Случай как юридическую категорию необходимо
отличать от непреодолимой силы, которую иногда именуют
"квалифицированным случаем".

Случай - это обстоятельство, которое повлекло невозможность


исполнения договора при отсутствии вины должника, однако
непреодолимой силой не является. К случаю должны быть
отнесены прежде всего действия третьих лиц (причинение
вреда хищением с применением оружия), а также некоторые
другие обстоятельства, исключающие вину должника
(необычные трудности производственного характера, болезнь,
если должником является физическое лицо).

Иначе говоря, должник не вправе ссылаться на новизну и


сложность принятого обязательства, на отсутствие у него
необходимых специалистов, оборудования и т.д. Такого рода
обстоятельства не являются уважительными и свидетельствуют о
наличии вины должника, который не принял всех необходимых
мер для надлежащего выполнения своих обязательств.
Напротив, если по обстоятельствам дела продавец проявил себя
добросовестным хозяином, сделал все от него зависящее, чтобы
выполнить обязательство, он должен быть освобожден от
ответственности.

2. Вина кредитора. Обстоятельством, исключающим


ответственность должника, не названным в ст. 401 ГК, является
вина кредитора, значение которой в ст. 404 ГК определено
следующим образом: если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд
соответственно уменьшает размер ответственности должника.
Уменьшить размер ответственности должника суд также вправе,
если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал
увеличению размера убытков либо не принял разумных мер к их
уменьшению. Эти правила применяются и в случаях, когда
должник в силу закона или договора несет ответственность
независимо от своей вины.
Приведенная норма охватывает две схожие, однако различные
по своим правовым последствиям ситуации. Первая - это
наличие вины обеих сторон в неисполнении, когда
соответствующее уменьшение ответственности обязательно.
Вторая - это увеличение размера убытков по вине кредитора или
непринятие им разумных мер к их уменьшению. В этом случае
суд вправе, но не обязан уменьшить размер ответственности
должника.
Вина кредитора может выражаться в различных формах. Чаще
всего это несовершение кредитором действий, возложенных на
него обязательством; предоставление должнику неправильных
сведений, относящихся к исполнению; несвоевременная
приемка поставленного товара. Поскольку оценка степени
влияния таких ошибок кредитора на неисполнение во многих
случаях оказывается затруднительной, суды обычно
распределяют ответственность в определенной пропорции между
сторонами, чаще всего в равных долях, или снижают
ответственность должника на одну треть.
При наличии вины кредитора, говорится в ст. 404 ГК,
ответственность должника уменьшается. Между тем нередки
случаи, когда вина кредитора, т.е. его неправомерные действия
или бездействие (например, непредоставление тары или
транспорта), делает для должника исполнение обязательства
невозможным и влечет убытки. В таких ситуациях должника
следует полностью освобождать от ответственности, и такой
вывод применительно к нарушению сроков подтверждает п. 3 ст.
405 ГК, согласно которому должник не считается просрочившим,
пока обязательство не может быть исполнено вследствие
просрочки кредитора.

36. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями


правоохранительных и судебных органов.

Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного


привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры
пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к
административной ответственности в виде административного ареста, а также вред,
причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к
административной ответственности в виде административного приостановления
деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны
муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке,
установленном законом.

2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной


деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не
повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса.
Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина
судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

Особым случаем ответственности за вред, причиненный


публичной властью, является ответственность за вред,
причиненный гражданину в результате:

 незаконного осуждения;
 незаконного привлечения к уголовной ответственности;
 незаконного применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу или подписки о невыезде;
 незаконного привлечения к административной
ответственности в виде административного ареста (п. 1 ст. 1070
ГК).

Перечисленные случаи представляют собой


нарушения конституционного права каждого гражданина на
свободу и личную неприкосновенность (п. 1 ст. 22 Конституции
РФ), которые обычно влекут для граждан как нравственные
страдания, так и неблагоприятные имущественные последствия.
Поэтому закон предусматривает для них особые правовые, в том
числе гражданско-правовые, последствия.

Законом теперь предусматривается имущественная


ответственность публичной власти за вред,
причиненный юридическому лицу в результате незаконного
привлечения его к административной ответственности в виде
административного приостановления его деятельности.
Ее также можно рассматривать в качестве одной из гарантий
конституционного права на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34
Конституции РФ).
В отличие от рассмотренной ранее разновидности деликта –
причинения вреда действиями публичной власти в сфере
административного управления – названные ситуации могут
возникнуть только в результате незаконных
действий правоохранительных органов – органов дознания,
предварительного следствия и прокуратуры или суда, которые
привели к указанным выше последствиям в отношении граждан
(или юридических лиц). Они составляют особый вид деликтов,
возникающих в результате неправомерных действий публичной
власти.

Поэтому, если вред причинен названными органами


государства в случаях, не подпадающих под указанный выше
перечень, например в результате
незаконного задержания гражданина в качестве подозреваемого
или в результате незаконного применения к
нему принудительных мер медицинского характера, он
возмещается по общим правилам возмещения вреда,
причиненного актами или действиями публичной власти (п. 2 ст.
1070 ГК). Сказанное относится и к случаям причинения вреда
правоохранительными или судебными органами юридическим
лицам.

Должностные лица названных государственных органов в


указанных выше ситуациях обычно действуют от имени
Российской Федерации на основании федеральных законов.
Поэтому имущественную ответственность за результаты их
незаконных действий также принимает на себя Российская
Федерация за счет своей казны. В случаях, когда должностные
лица правоохранительных или судебных органов в соответствии
с законом действуют от имени субъекта РФ или муниципального
образования, имущественную ответственность за их незаконные
действия несет соответствующее публично-правовое
образование за счет своей казны.

Согласно ст. 1071 ГК от имени казны по общему правилу


выступают финансовые органы, которые и являются
ответчиками по искам о возмещении вреда, причиненного
гражданам перечисленными выше незаконными действиями
правоохранительных и судебных органов. Следовательно, в
рассматриваемых случаях причинитель вреда и субъект
ответственности не совпадают. Российская Федерация или иное
публично-правовое образование в этих случаях имеют право
регресса к соответствующему должностному лицу, но лишь при
условии, что его вина установлена вступившим в законную
силу приговором суда (п. 3 ст. 1081 ГК).

Незаконность действий правоохранительных и судебных органов


в ситуациях, предусмотренных п. 1 ст. 1070 ГК, должна быть
подтверждена оправдательным приговором суда либо
прекращением уголовного дела по реабилитирующим
основаниям (отсутствие события преступления, отсутствие в
деянии состава преступления, недоказанность участия
гражданина в его совершении – см. п. 2 и 3 ст. 133 УПК), а
также прекращением дела об административном
правонарушении. Прекращение дела по другим основаниям
(амнистия, изменение обстановки и т.д.) исключает право
требовать возмещения вреда.

В изъятие из общих условий ответственности за причинение


вреда, в том числе причиненного публичной властью, вред,
причиненный в указанных выше случаях правоохранительными
или судебными органами, подлежит возмещению независимо от
вины их должностных лиц (п. 1 ст. 1070 ГК, п. 1 ст. 133 УПК).
Ведь последние, совершая незаконные по сути действия, в ряде
случаев могли добросовестно заблуждаться, например,
привлекая к уголовной ответственности невиновного гражданина
под влиянием сложившейся у предварительного следствия
версии совершения преступления. В таких ситуациях
презумпция вины причинителя вреда вполне обоснованно могла
бы быть опровергнута, а вред остался бы невозмещенным.
Гражданский кодекс особо подчеркивает необходимость
возмещения такого вреда в полном объеме (п. 1 ст. 1070),
включая и необходимость возмещения гражданам морального
вреда (ст. 1100). Порядок такого возмещения должен быть
установлен специальным законом, в отсутствие которого в
отношении вреда, причиненного гражданам, применяются
правила п. 1 ст. 135 УПК, а также ранее принятые нормативные
акты (в части, не противоречащей нормам ГК, УПК и других
российских законов). Они предусматривают:

УПК РФ Статья 135. Возмещение имущественного вреда


 
1. Возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в себя
возмещение:

1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в


результате уголовного преследования;

2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора


или решения суда его имущества;

3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение


приговора суда;

4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;

5) иных расходов.

В отношении возмещения вреда, причиненного юридическим


лицам, действуют общие правила п. 2 ст. 15 и п. 1 ст. 1064 ГК.
В особом порядке возмещается вред, причиненный
правоохранительными и судебными органами жертвам
политических репрессий.
На эти отношения правила ст. 1070 ГК не распространяются.

37. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,


ограниченно дееспособными и недееспособными гражданами.

 . Обязательства вследствие причинения вреда несовершеннолетними лицами;


лицами, признанными ограниченно дееспособными и недееспособными.

Общее правило данного деликта заключается в том, что за вред, причиненный такими
субъектами, несут ответственность не непосредственные причинители, а иные названные в законе
лица.
Обязательства этих лиц вследствие причинения вреда иным лицом являются
самостоятельным деликтом, со своим составом условий гражданско-правовой ответственности
(вред, противоправные действия, вина, причинная связь). В частности, вина родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) заключается в неосуществлении надзора за
несовершеннолетними, в ненадлежащем отношении к их воспитанию и проч., результатом чего и
явилось неправомерное поведение причинителя, повлекшее вред. Вместе с тем родители
(усыновители, опекуны, попечители, учреждения и организации, осуществляющие воспитание
или надзор) освобождаются от ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними или
недееспособными гражданами, если докажут отсутствие своей вины.
К противоправным действиям относятся как ненадлежащее воспитание, так и
ненадлежащий надзор ответственных лиц за причинителями вреда. Отдельно проживающий
родитель несет равную ответственность с родителем, который проживает вместе с ребенком.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за
вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения
родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет
(малолетним), несут:
а) его родители (усыновители) или опекуны;
б) организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если
несовершеннолетний был помещен в нее под надзор;
в) образовательная, медицинская или иная организация, обязанная осуществлять за ним
надзор;
г) лицо, осуществляющее надзор на основании договора.
Кроме того, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и малолетнего
причинителя вреда, а также других обстоятельств принять решение о возмещении вреда
полностью или частично за счет самого причинителя вреда при совокупности условий:
• родители (усыновители), опекуны умерли или не имеют достаточных средств для
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего;
• причинитель вреда стал полностью дееспособным;
• причинитель вреда обладает необходимыми средствами.
Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских и иных
организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с последующим
достижением малолетним 14-летия, совершеннолетия или получением им имущества,
достаточного для возмещения вреда.
3. По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно
несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных
для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части:
а) его родителями (усыновителями) или попечителем;
б) организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если
несовершеннолетний был помещен в нее под надзор.
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по
возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет,
прекращается:
• по достижении причинившим вред совершеннолетия;
• до достижения совершеннолетия, если у причинителя появились доходы или иное
имущество, достаточные для возмещения вреда; либо
• когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун
или организация, обязанная осуществлять за ним надзор. Суд вправе принять решение о
возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда по правилам,
аналогичным при возмещении вреда, причиненного малолетними.
5. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, увлечения азартными
играми, возмещается самим причинителем вреда.
6. Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет,
причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или
руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. Из этого общего правила есть исключения:
а) если вред был причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств
возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда;
б) если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или
руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред может быть
возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных родителей,
супруга, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда,
но не ставили вопрос о признании его недееспособным;
в) причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в
состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими
(употребление спиртных напитков, наркотических средств или иной способ).

38. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной


опасности.

 54 .Обязательства вследствие причинения вреда источником повышенной


опасности.

Основное правило рассматриваемого деликтного обязательства заключается в


обязанности юридических лиц и граждан, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающих, возместить вред, причиненный источником повышенной опасности
(ст. 1079 ГК).
Источник повышенной опасности – проявление исключительно в деятельности
(использовании, в том числе организованном) свойств и характеристик природных или созданных
человеком предметов материального мира, обладающих особой вредоносностью и не
поддающихся полному контролю со стороны человека.
Гражданский кодекс предусматривает неисчерпывающий перечень источников
повышенной опасности:
• использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов;
• осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности.
Следует иметь в виду, что источником повышенной опасности может быть только
деятельность: движущийся автомобиль, работающий механизм, самопроизвольное проявление
вредоносных свойств материалов, веществ.
Субъектом обязательства возмещения вреда, причиненного источником повышенной
опасности, выступают юридическое лицо или гражданин, которые владеют источником
повышенной опасности:
а) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления;
б) на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в
силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и
на ином законном основании.
Главная особенность данного вида деликтной ответственности заключается в том, что
обязательство за вред, причиненный источником повышенной опасности, возникает у владельца
независимо от наличия или отсутствия его вины.
Владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности только в
следующих случаях:
• вред возник вследствие непреодолимой силы;
• вред явился результатом умысла потерпевшего;
• источник повышенной опасности выбыл из его обладания в результате противоправных
действий других лиц.
В последнем случае ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности, несут лица, противоправно завладевшие источником. Вместе с тем если будет
установлено, что в противоправном завладении источником повышенной опасности виновен и его
владелец (например, оставил без присмотра работающее транспортное средство), суд вправе
возложить ответственность как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее
источником повышенной опасности.
4. При отсутствии вины владелец источника повышенной опасности освобождается от
ответственности полностью или частично, если вред возник вследствие грубой неосторожности
потерпевшего. С учетом имущественного положения гражданина, владеющего источником
повышенной опасности, и при отсутствии умысла причинителя суд вправе уменьшить размер
возмещения ущерба. Вместе с тем закон не допускает отказа в возмещении при причинении
вреда жизни или здоровью гражданина.
5. Если вред причиняется взаимодействием источников повышенной опасности
(столкновением автотранспортных средств между собой, взаимодействием механизмов и
взрывчатых веществ и т.д.), то в таких случаях:
а) вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их
владельцами друг другу, возмещается по общим правилам (ст. 1064 ГК);
б) если вред третьим лицам причинен в результате взаимодействия источников
повышенной опасности, их владельцы несут ответственность как владельцы источника
повышенной опасности солидарно.

39. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения

 Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания


возникновения, виды. Особенности возврата неосновательного обогащения.
Легальное определение такого обязательства содержится в ст. 1102 ГК: лицо, которое без
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или
сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное
обогащение).
Сторонами такого обязательства являются приобретатель (должник), обязанный устранить
имущественные потери потерпевшего, и потерпевший (кредитор), имеющий соответствующие
встречные права.
Неосновательное обогащение означает, что: а) происходит приобретение имущества либо
избавление от трат; б) происходит уменьшение в имущественной сфере у потерпевшего; в)
отсутствуют основания для такого обогащения. Отсутствие какого-либо из данных элементов
(например, обогащение без уменьшения в чьей-либо имущественной сфере или, напротив,
уменьшение в имуществе другого лица без обогащения на другой стороне) означает отсутствие
неосновательного обогащения как такового; такие отношения регулируются иными нормами ГК
(например, гл. 59 о деликтах).
Под правовыми основаниями (известными со времен римского частного права под
термином causa) согласно п. 1 ст. 1102 ГК понимаются те, которые установлены «законом, иными
правовыми актами или сделкой». При данном подходе отсутствие или недействительность
любого из указанных обстоятельств признается отсутствием основания для обогащения
(например, ошибочный платеж в отсутствие договора является неосновательным).
Кондикционное обязательство имеет своим содержанием обязанность приобретателя
возвратить потерпевшему весьма своеобразно определяемое наличное обогащение, которое
составляет неосновательно приобретенное имущество в натуре (при невозможности – его
действительную стоимость), с прибавлением доходов, которые он извлек или должен был
извлечь из этого имущества с того времени, когда узнал или должен был узнать о
неосновательности обогащения, за вычетом (с правом возмещения) затрат на содержание и
сохранение имущества.
8. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить
или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из
этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности
обогащения (п. 1 ст. 1107 ГК).
Доходы могут выражаться в плодах, арендной плате, доходах от результатов совместной
деятельности с использованием неосновательного приобретенного имущества и т.д.
10. Существуют случаи, когда неосновательное обогащение не подлежит возврату (ст. 1109
ГК). Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока
исполнения, если обязательством не предусмотрено иное.
Строго говоря, данная передача имущества вообще не является неосновательным
обогащением, поскольку производится во исполнение действующего обязательства;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой
давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия и иные денежные
суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии
недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата
имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях
благотворительности.
При решении проблемы о соотношении кондикции и реституции (п. 2 ст. 167 ГК) следует
сделать вывод, что первая применяется субсидиарно в случаях, когда по недействительной сделке
одна из сторон получила неэквивалентное исполнение: в соответствии с нормами п. 2 ст. 167 ГК
будет решен вопрос о возврате полученного по недействительной сделке, а по нормам гл. 60 в
этом случае разрешается вопрос о расчетах при возврате имущества из неосновательного
обогащения.

40. Обязательства из односторонних сделок

 Обязательства из односторонних сделок (обязательства из публичного конкурса,


обязательства из публичного обещания награды)
Публичное обещание награды – это односторонняя сделка, обязывающая наградить того,
кто исполнит ее условия – представит требуемый результат пообещавшему награду. Награжден
будет и тот, кто совершил необходимые действия, не зная об обещанной награде.
В этом правоотношении обещавший награду – должник, а отозвавшийся (представивший
требуемый результат) – кредитор.
В любом случае награда не множится, а распределяется среди всех имеющих на нее право
в равных или иных долях (в том числе определяемых соглашением между награжденными).
Таким же образом награда делится между лицами, добившимися результата совместно.
По общему правилу обещавший награду сам решает, тот ли результат представил
отозвавшийся. Иное может вытекать из самого объявления или его существа.
Споры о соответствии результата объявленным условиям подведомственны суду.
Обязанность доказывания достоверности представленной информации (если требуемый
результат – информация) лежит на отозвавшемся.
4. Публичный характер обещания награды проявляется в том, что:
• во-первых, обещание награды обращено к неопределенному кругу лиц. Это достигается
путем помещения объявления в СМИ (печатных, сетевых, на телевидении и по радио), устных
публичных объявлений, массовой рассылки сообщений на мобильные устройства и т.п.;
• во-вторых, требуемый результат должен быть достижимым для неопределенного числа
лиц .
5. Награда должна носить имущественный характер.
6. Субъекты: обещать награду может любое лицо. Ограничения могут следовать из объема
его дееспособности.
Претендовать на награду не могут следующие лица:
1) нашедший вещь, но утаивший ее (абз. 2 п. 2 ст. 229 ГК);
2) совершивший противоправное действие, которое стало причиной публичного обещания
награды