Вы находитесь на странице: 1из 33

ЗАДАНИЕ 3 по дисциплине «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
ЭОС МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Тема задания 1: Граждане как субъекты гражданских правоотношений

1. Понятие и виды вещных прав.


Вещное право – право, обеспечивающее удовлетворение интересов
управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь,
находящуюся у него, без содействия других лиц. С помощью вещных прав
реализуются отношения собственности. Существует две группы вещных прав:
права собственников; права несобственников.

Признаки вещных прав:

Они абсолютны; носителю абсолютного права противостоит неопределенное


количество обязанных лиц, что означает: собственник может потребовать от
любого лица, чтобы он не совершал действия, мешающие ему осуществлять
правомочия собственника.
Объектами вещных прав являются вещи.
Для защиты всех вещных прав, независимо от того, в какой они находятся
группе, используются одни и те же способы защиты.
Вещные права различаются объемом полномочий: наиболее полные
полномочия имеют собственники – они могут совершать любые действия, не
противоречащие нормам. Права субъектов других вещных прав ограничены
законом. Вещные права бессрочны. Значение вещного права состоит в том, что
оно закрепляет отношение лица к вещи, позволяя носителю вещного права
удовлетворять свои интересы с помощью этой вещи.

Содержание права собственности – это три правомочия собственника:

владение – фактическое обладание вещью (различают законное и незаконное


владение, титульное владение, добросовестное и недобросовестное
владение);
пользование – право на извлечение из вещи ее полезных свойств в процессе
личного или производственного потребления;
распоряжение – право определять юридическую судьбу вещи.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками, имеют те же признаки,
что и право собственности. Вместе с тем им присущи свои особенности: за
этими правами закреплено законом право следования при переходе права
собственности на имущество к другому лицу; виды вещных прав могут быть
установлены только законом.

Права лиц, не являющихся собственниками:

право пожизненного наследуемого владения земельным участком;


право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
право хозяйственного ведения имуществом;
право оперативного управления имуществом;
сервитутные права (сервитуты).
Поскольку перечень этот не закрыт, в него могут быть включены и другие
права. К ним предъявляется лишь одно требование: они должны быть указаны
в законе.

Иные вещные права лиц, не являющихся собственниками:


право залога;
право пользования жильем членами семьи собственника, проживающими в
принадлежащем ему жилом помещении;
право фактического владельца, который, не будучи собственником имущества,
добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим имуществом;
право учреждения по самостоятельному распоряжению доходами и
имуществом, полученными в результате разрешенной ему хозяйственной
деятельности;
право пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем
другому лицу в соответствии с завещательным отказом.

Виды вещных прав определены в законе следующим образом: право


собственности - наиболее широкое по объему правомочий вещное право,
предоставляющее управомоченному лицу максимальные возможности
использования принадлежащего ему имущества; ограниченные вещные права
(ст. 216 ГК РФ) связаны с использованием чужих земельных участков и других
объектов недвижимости, в силу чего подлежат государственной регистрации.
К числу таких прав относятся сервитут (ст. 274, 277 ГК), пожизненное
наследуемое владение (ст. 265 ГК), постоянное пользование (ст. 268 ГК);
ограниченные вещные права, оформляющие имущественную обособленность
государственных и муниципальных унитарных предприятий, казенных
предприятий и учреждений - юридических лиц, не являющихся
собственниками закрепленного за ними имущества. Имущество за
названными юридическими лицами закрепляется собственником на праве
хозяйственного ведения (ст. 294 ГК) и оперативного управления (ст. 296 ГК).
Основания возникновения права собственности или иного вещного права на
вновь созданный объект недвижимости предусмотрены п. 1 ст. 218 ГК,
которым установлено, что право собственности на новую вещь, изготовленную
или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов,
приобретается этим лицом. Статья 263 ГК: собственник ЗУ приобретает право
собственности на здание и иное недвижимое имущество, возведенное или
созданное им для себя на принадлежащем ему ЗУ, при условии соблюдения в
оде строительства градостроительных норм и правил. Статьей 219 ГК
установлено, что право собственности на здание, сооружение и другое вновь
создаваемое недвижимое имущество возникает с момента гос. регистрации
права.
Закрепление имущества собственником за унитарным предприятием или
учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
возможно только в отношении имущества гос. или муниципальной казны –
недвижимого имущества возникает с момента регистрации в ЕГРП.
Если имущество приобретено предприятием или учреждением в результате
самостоятельной и хозяйственной деятельности от собственного имени в
соответствии со своей специальной правоспособностью, оно поступает в хоз.
ведение или оперативное управление согласно п. 2 ст. 299 ГК РФ в порядке
предусмотренном для права собственности.

2. Обязательственное право и основания его возникновения.


Обязательство — гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а
кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности.

Отношения должника и кредитора урегулированы нормами


обязательственного права. Это наиболее распространенный и многообразный
вид гражданских правоотношений.

Особенности обязательственных правоотношений:

- обязательственные правоотношения оформляют процесс товарообмена,


поэтому они являются отношениями экономического оборота. Например, по
договору купли-продажи предмет купли-продажи перемещается от продавца
к покупателю, при договоре строительного подряда результат деятельности
подрядчика переходит к заказчику и т.д.;

- обязательственные правоотношения относятся к имущественным


правоотношениям;

- обязательственные правоотношения могут быть направлены на организацию


товарообмена, т.е. на создание условий перехода имущественных благ в
будущем (например, предварительный договор дарения;

- обязательственные правоотношения являются относительным


правоотношением: в нем имеются конкретные участники, обязанные к
определенному поведению, преследующему имущественный интерес (в
отличие от абсолютного отношения, в котором управомоченное лицо
противостоит неопределенному числу лиц, например в правоотношениях
собственности, оперативного управления, авторских прав);

- обязательственные правоотношения тесно связаны с правоотношениями


собственности: реализация собственником правомочия распоряжения
(например, продажа вещи) ведет к возникновению обязательственного
правоотношения (например, при продаже вещи у продавца возникает
обязанность передать ее покупателю, а у последнего — уплатить продавцу
деньги), а реализация некоторых обязательств направлена на возникновение
права собственности (например, в договорах купли-продажи, дарения,
поставки).

Обязательство — это относительное правоотношение, опосредующее


перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по
требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действие по
предоставлению ему материальных благ.

Второе определение, будучи доктринальным, дополняет легальное


определение, поскольку отражает значение обязательства в гражданском
товарообороте.

Структура обязательства — совокупность элементов, входящих в него.

Элементы обязательства:

субъекты обязательственных правоотношений;


объекты обязательственных правоотношений;
содержание обязательственных правоотношений.
В прошлые годы в структуру обязательства включали еще и четвертый элемент
— основания возникновения обязательств. Теперь его рассматривают
отдельно.

Субъекты обязательственных правоотношений — должник и кредитор.

Должник — обязанная сторона (он должен совершить определенное действие


или воздержаться от определенного действия). Его обязанность называется
долгом.

Кредитор — сторона, управомоченная требовать от должника совершения


определенного действия либо воздержаться от определенного действия.
Право кредитора называется правом требования.

В тех случаях, когда на стороне обязательства имеется несколько субъектов,


такое обязательство называют обязательством со множественностью лиц.
Различают активную множественность (обязательство с несколькими
кредиторами), пассивную множественность (обязательство с несколькими
должниками) и смешанную множественность (на каждой стороне по
нескольку субъектов).

В период действия обязательства возможна замена лиц, выступающих в


качестве сторон. Замена кредитора называется уступкой требования (цессией),
а замена должника — переводом долга.

Такая замена представляет собой дополнительный договор, оформляемый


таким же образом, как и основной.

Объекты обязательственных правоотношений - определенные действия


должника (по передаче денег, имущества, вещей, совершению работ, услуг)
или воздержание от определенных действий (объект не следует путать с
предметом обязательственных отношений, под последним понимают то, в
отношении чего совершаются действия: деньги, вещи и т.д.).

Содержание обязательственного правоотношения — права и обязанности


кредитора и должника по выполнению обязательства.

Права и обязанности сторон обязательства называют субъективным


обязательственным правом. Осуществление субъективного
обязательственного права кредитором возможно, как правило, лишь в случае
совершения должником действий, составляющих его обязанность, т.е. при
содействии должника (это является отличительной чертой субъективного
обязательственного права от субъективного вещного права: обладатель
последнего может осуществить его без содействия других лиц).
Осуществление обязательств обеспечивается мерами государственного
принуждения в форме санкций.

Основанием возникновения обязательственных правоотношений являются


юридические факты либо их сочетание (юридические составы). Виды
оснований разнообразны (ст. 8 и 307 ГК):

сделки односторонние, двусторонние и многосторонние (договоры) (п. 2 ст.


307 ГК);
индивидуальные акты государственных органов и органов местного
самоуправления (ст. 8 ГК), например ордер органа местного самоуправления
на право вселения в жилое помещение (он обязывает домоуправление
заключить договор жилищного найма с его владельцем);
причинение вреда гражданину или юридическому лицу - неправомерные
действия (деликты) или бездействие. Обязательства, возникшие из
неправомерных действий, называются деликтными (ст. 1064 ГК);
неосновательное обогащение — приобретение имущества за счет другого
лица (ст. 1102 ГК);
иные действия граждан и юридических лиц (ст. 8 ГК), например
предотвращение вреда личности или имуществу другого лица;
события. Этот вид юридических фактов может вызвать возникновение
обязательства только в совокупности с другими юридическими фактами.
Например, завещание (односторонняя сделка) порождает юридические
последствия только с момента смерти завещателя (события), договор
страхования дома позволяет получить страхователю возмещение ущерба
только в случае пожара, наводнения, т.е. наступления определенного события.
Все гражданско-правовые обязательства должны исполняться, изменяться и
прекращаться по определенным правилам. В случае неисполнения
обязательств либо ненадлежащего их исполнения наступают гражданско-
правовые санкции.

Обязательства классифицируются на типы, группы, виды и подвиды.

В зависимости от оснований обязательств последние делятся на два типа:


договорные (в основе которых лежит договор, например о поставке, подряде)
и внедоговорные (в основе их лежат деликт, неосновательное обогащение или
другие юридические факты).

Каждый из указанных выше типов обязательств делится на группы. Так,


договорные обязательства в зависимости от характера опосредуемого ими
перемещения материальных благ делятся на девять групп:

по передаче имущества в собственность;


по предоставлению имущества в пользование;
по выполнению работ;
по перевозкам;
по оказанию услуг;
по расчетам и кредитованию;
по страхованию;
по совместной деятельности;
смешанные обязательства.
Внедоговорные обязательства делятся на две группы:

обязательства из односторонних сделок;


охранительные обязательства.
Обязательства, входящие в одну и ту же группу, имеют общие экономические
особенности и как следствие этого — общие принципы правового
регулирования.

Обязательства, входящие в отдельные группы, делятся на виды в зависимости


от их различия в экономическом содержании. Так, обязательства, входящие в
группу по передаче имущества в собственность, делятся на договоры купли-
продажи, мены, дарения, поставки, контрактации. Договоры по передаче
имущества в пользование — на аренду, лизинг, ссуду и т.д.

Обязательства, образующие один и тот же вид, могут подразделяться на


подвиды. Так, обязательства по купле-продаже делятся на подвиды:
розничная купля-продажа, оптовая купля-продажа, продажа по
предварительным заказам, продажа в порядке самообслуживания, продажа
на торгах, продажа на бирже, продажа на рынке и т.д.

Кроме того, обязательства со множественностью лиц подразделяются на


долевые (в таких обязательствах каждый из нескольких должников отвечает
только за свои долги) и на солидарные (при таких обязательствах каждый из
должников может отвечать как по своим долгам, так и по долгам других
должников по данному обязательству).

Долевым обязательством является любое обязательство со множественностью


лиц, если из закона или условия обязательства не следует иного (ст. 31 ГК).
При пассивной множественности каждый из нескольких должников обязан
исполнить обязательство в соответствии со своей долей, а при активной
множественности — каждый из кредиторов имеет право требовать от
должника в свою пользу долю, определенную законом или договором. При
этом доли долга и доли требования считаются равными, если иное не
обусловлено законом или договором.

Солидарные обязательства делятся на три вида:

солидарная обязанность (один кредитор и несколько должников);


солидарное требование (один должник и несколько кредиторов);
смешанная солидарность (несколько должников и несколько кредиторов).
При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения
обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в
отдельности, как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК). Должник,
исполнивший солидарную обязанность за других, имеет право регрессного
требования к другим должникам.

При солидарном требовании любой из кредиторов вправе требовать от


должника исполнения долга в полном объеме.

При смешанном солидарном обязательстве применяются правила и


солидарной обязанности, и солидарного требования.

Оценивая значение долевых и солидарных обязательств, следует отметить,


что солидарные обязательства надежнее защищают интересы сторон по
сравнению с долевыми обязательствами.
В обязательствах со множественностью лиц выделяются обязательства
основные и субсидиарные. В основу этого деления положена степень
ответственности должника. Субсидиарные должники — это, как правило,
третьи лица в обязательстве. Пример: несовершеннолетний, причинивший
вред своему товарищу, является основным должником по возмещению ему
вреда, а его родитель — дополнительным, т.е. субсидиарным, должником.

Кроме того, существуют регрессные (обратные) обязательства.

Они возникают тогда, когда должник по основному обязательству выполняет


его либо вместо, либо по вине третьего лица. Лицо, выполнившее такое
обязательство, имеет право на возмещение исполненного.

Понятие обязательственного права употребляется в двух смыслах: в


субъективном и объективном.

Обязательственное право в субъективном смысле — права и обязанности


должника и кредитора в конкретном обязательстве.

Обязательственное право в объективном смысле — совокупность правовых


норм, регулирующих все обязательственные правоотношения. Эта
совокупность норм образует подотрасль гражданского права.

Правовые нормы обязательственного права делятся на три группы:

общие положения обязательственного права;


общие положения о договоре;
особенности отдельных видов обязательств.
Нормы эти изложены в Гражданском кодексе РФ, причем первые две — в
первой части Гражданского кодекса РФ, а третья — во второй части
Гражданского кодекса РФ.

Нормы, регулирующие особенности отдельных видов обязательств,


излагаются в Гражданском кодексе РФ в соответствии с классификацией
обязательств — все нормы объединены в соответствии с типами, группами,
видами и подвидами обязательств, т.е. систематизированы.

Обязательственное право как подотрасль является самой большой по объему,


самой сложной по структуре и содержанию по сравнению с другими
подотраслями гражданского права. Наибольший объем норм ГК РФ посвящен
отдельным обязательствам (их 645). Причем большая их часть (601) посвящена
договорным обязательствам.
Следует иметь в виду, что представленные в ГК РФ договоры являются
моделями договоров, рекомендуемыми законодателем. Однако на практике
возможно составление договоров, отсутствующих в Кодексе. В последнее
время наметилась тенденция к составлению договоров, представляющих
комбинацию из нескольких видов договоров, предусмотренных ГК РФ с
намерением «урезать» права своего контрагента.

Значение обязательственного права состоит в том, что оно определяет те


формы и правила, в которых должно осуществляться перемещение
материальных благ в сфере экономического оборота.

3. Понятие и виды личных неимущественных прав.

Безусловно, в разные эпохи в данные понятия вкладывалось различное


содержание, однако сами эти идеи всегда были и остаются притягательными
для любого человека. Социальная ценность личных прав состоит, главным
образом, в том, что они сами по себе, а также гарантии их реального
осуществления определяют положение человека в обществе, а следовательно,
и уровень развития самого общества. Таким образом, меру свободы личности
в обществе необходимо прямо проецировать на меру справедливости и
свободы самого общества. Признанием этого явилось принятие Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, а
также Международного пакта о гражданских и политических правах,
принятого 16 декабря 1966 г. и вступившего в действие для СССР и для России
в 1976 г.

Следует иметь в виду, что целостная правовая регламентация государством


личных прав обусловлена не только соображениями гуманитарного или
политического характера, но и экономическими причинами. Переход к
экономике рыночного типа и связанная с ним свобода предпринимательской
деятельности создают основу экономической свободы личности.
Экономическая же свобода неизбежно порождает объективную потребность в
свободе личной, духовной.

Личные неимущественные права в объективном смысле представляют собой


комплексный правовой институт, включающий нормы различных отраслей
права.

Основу правового регулирования этих прав составляют нормы


конституционного права, которые закрепляют в целом систему личных прав
граждан, а также устанавливают правовые гарантии их реального
осуществления. В соответствии с главой 2 Конституции РФ в России
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права. Основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц. В соответствии со ст. 19 Конституции РФ
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. При этом прямо запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
половой, языковой или религиозной принадлежности.

Нормы уголовного права направлены на борьбу с общественно опасными


посягательствами на важнейшие личные права граждан, такие как право на
жизнь, здоровье и телесную неприкосновенность, право на честь, достоинство
и деловую репутацию (главы 16 - 20 УК РФ) и т.д. Нормы административного,
семейного и других отраслей права, жилищного, экологического и иных
отраслей законодательства определяют компетенцию государственных
органов по регулированию личных прав, устанавливают границы
вмешательства в личную сферу, что во многом позволяет определить пределы
осуществления личных прав.

Особую роль в правовом регулировании и охране личных неимущественных


прав призваны сыграть нормы гражданского права. В ст. 1 ГК подчеркивается,
что гражданское законодательство основывается на признании равенства
участников регулируемых им отношений, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных
прав, их судебной защиты. Граждане и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.
Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Следовательно, регулирование личных прав нормами
гражданского права непосредственно связано с охраной частной (личной)
сферы отдельных лиц.

2. Охрана и защита личных неимущественных прав

В рамках комплексного регулирования личных прав необходимо выделять


гражданско-правовой аспект. В связи с этим в теории были высказаны две
точки зрения на гражданско-правовое регулирование личных прав. Долгое
время господствующим являлось представление о том, что гражданское право
не регулирует, а только охраняет эти права. Однако в дальнейшем появился
иной подход к этой проблеме. В литературе справедливо подчеркивалось, что
правовое регулирование и охрана прав не могут противопоставляться,
поскольку регулирование означает охрану прав, а их охрана осуществляется
путем регулирования соответствующих отношений. Теперь же в связи с
данной в ст. 2 ГК формулировкой, подчеркивающей, что гражданское
законодательство только защищает личные неимущественные отношения,
необходимо вновь вернуться к теоретическому обоснованию соотношения
категорий "охрана" и "защита" в праве вообще и гражданском праве в
частности.

Специфика гражданско-правового регулирования личных прав определяется


предметом гражданского права. В соответствии со ст. 2 ГК гражданское
законодательство определяет правовое положение участников гражданского
оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности),
регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные
и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие
нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если
иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. Такая формулировка
дала основания вновь высказать мнение о том, что гражданское право не
регулирует личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными, а к предмету гражданского законодательства отнесены
имущественные отношения и отношения неимущественные, но связанные с
ними.

Представляется, что для такого вывода нет достаточных оснований. Прежде


всего в теории права отчетливо проводится мысль о том, что активная роль
права выражается в его функциях. При этом одной из важнейших функций
права рассматривается охранительная функция, под которой понимается
направление правового воздействия, нацеленное на охрану господствующих
общественных отношений, их неприкосновенность. По мнению В.П.
Казимирчука и С.В. Боботова, функцию охраны общественных отношений
выполняет правовая система в целом. Охранительная функция опирается на
весь комплекс правовых норм и правовой деятельности. Основное назначение
охранительной функции - предотвращение правонарушений и других
социальных отклонений.

Следовательно, с точки зрения функционирования права в целом охрана


является его важнейшим атрибутом. При этом охрана общественных
отношений осуществляется правом как в случае, когда речь идет о нарушении
(защита) чьих-то прав или охраняемых законом интересов, так и в случае,
когда какие бы то ни было нарушения отсутствуют. Вместе с тем возникает
вопрос о том, различаются ли категории "охрана" и "защита", когда речь идет
не о функционировании права в целом, а о реализации правовых норм. Б.Н.
Мезрин полагает, что под охраной в праве должно пониматься регулирование
прав вообще с включением сюда и защиты прав. Ряд ученых-цивилистов
считает, что в рамки охраны или обеспечения в области регулирования
субъективных прав и интересов включается превенция, защита,
ответственность и т.д., применяемые раздельно или в сочетании.

Итак, категория "охрана" в гражданском праве по своему объему гораздо


шире понятия "защита" и полностью охватывает его. Под осуществлением
гражданско-правовой охраны общественных отношений следует понимать
применение всех норм гражданского права, которые обеспечивают их
нормальное и беспрепятственное существование и развитие, а под
осуществлением гражданско-правовой защиты общественных отношений
должно пониматься применение лишь тех способов и средств, которые
используются при совершении правонарушения. Изложенное не оставляет
никаких сомнений в том, что с точки зрения теории отсутствуют какие бы то ни
было основания для исключения отношений, защищаемых нормами
определенной отрасли права, из ее предмета.

Кроме того, в ст. 17 Конституции РФ, как и в ст. 2 ГК, подчеркивается, что речь
идет прежде всего о неотчуждаемых правах и свободах человека, которые не
только охраняются, как уже отмечалось ранее, по существу всей системой
права, но и составляют смысл и содержание деятельности государственной
власти. Это в полной мере подтверждается тем, что согласно ст. 18
Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Само собой
разумеется, что неотчуждаемые права и свободы человека не могут
регулироваться нормами какой-либо одной отрасли права.

Что касается иных неимущественных благ, то по смыслу п. 2 ст. 2 и ст. 150 ГК


гражданское законодательство не в состоянии защищать те из них, которые не
нуждаются в этом в силу самого их существа. К такого рода благам можно,
например, отнести национальную принадлежность, родной язык и выбор
языка общения, вероисповедание и некоторые другие. Однако подавляющее
большинство личных неимущественных благ должно защищаться
гражданским законодательством, поскольку они согласно ст. 128 ГК
рассматриваются в качестве одного из видов объектов гражданских прав.

В ст. 150 ГК, специально посвященной нематериальным благам,


устанавливается, что жизнь и здоровье, достоинство личности, личная
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на
имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу
закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Однако в случаях и
в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и
другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут
осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками
правообладателя. Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК и
другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренными, а также в
тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты
гражданских прав (ст. 12 ГК) вытекает из существа нарушенного
нематериального права и характера последствий этого нарушения.

Итак, из анализа норм ГК вытекает, что, во-первых, подавляющее большинство


нематериальных благ являются объектами гражданских прав; во-вторых,
нематериальные блага защищаются нормами гражданского законодательства
в случаях и пределах, вытекающих из существа нематериального блага,
возможности использования гражданско-правовых способов защиты прав, а
также характера последствий нарушения соответствующего права; в-третьих, в
ст. ст. 2, 128, 130 и др. ГК ничего не говорится об отнесении личных
неимущественных отношений к предмету гражданского права или же,
наоборот, об исключении этих отношений из его предмета.

Учитывая то обстоятельство, что при рассмотрении личных прав необходимо


выделять особый гражданско-правовой аспект, следует четко определить, в
чем именно он может выражаться. Проиллюстрируем это на одном из
примеров. Право на личную неприкосновенность можно выделить в
нескольких вариантах: в государственно-правовом смысле - как
провозглашение самого права и установление общих гарантий его
осуществления (ст. 22 Конституции РФ); в уголовно-процессуальном смысле -
как определение средств, позволяющих обеспечить реализацию этого права в
случае осуществления государством уголовного преследования против какого-
либо лица. Согласно ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры
пресечения применяется только по судебному решению в отношении
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые
уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой,
меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические
обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Вместе с
тем не вызывает сомнения и то обстоятельство, что существует особый
гражданско-правовой аспект права на личную неприкосновенность,
выражающийся, в частности, в существовании права на неприкосновенность
внешнего облика.

3. Понятие и признаки личных неимущественных прав


Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле
представляют собой урегулированные нормами права связи между
определенными субъектами по поводу личных неимущественных благ.

Следовательно, личные неимущественные права в гражданском праве - это


субъективные права граждан, возникающие вследствие регулирования
нормами гражданского права личных неимущественных отношений, не
связанных с имущественными. Личные неимущественные права существуют
как субъективные права и регулируются гражданским правом независимо от
их нарушения, поэтому представление о том, что гражданское право может
лишь защищать их, но не в состоянии регулировать данные отношения,
является не достаточно полным и точным.

При характеристике личных неимущественных прав как субъективных


гражданских прав необходимо отметить, что эти права являются правами
строго личного характера. Это означает, что данные права согласно ст. 150 ГК
принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, являются
неотчуждаемыми и непередаваемы другим лицам иным способом, кроме
случаев, предусмотренных законом, когда в установленном им порядке
личные неимущественные права и другие нематериальные блага,
принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими
лицами, в том числе наследниками правообладателя. Кроме того, имеются
также все основания отнести эти права к категории исключительных. Какой бы
теории ни придерживались при определении сущности юридического лица,
следует иметь в виду, что оно является искусственным субъектом права и
потому вообще не может иметь личных прав (право на деловую репутацию
непосредственно связано с имущественными правами и не может быть взято в
качестве примера).

Далее, это права неимущественные. Они никоим образом не связаны с


имущественными правами. Закрепленный ст. 150 ГК перечень
неимущественных благ как объектов гражданских прав с очевидностью
свидетельствует об этом. Важно иметь в виду, что указанный перечень не
является исчерпывающим, поэтому объектами гражданских прав могут быть и
иные нематериальные блага, лишь бы они принадлежали гражданину от
рождения или в силу закона.

По своему характеру личные неимущественные права являются правами


абсолютными. Следовательно, управомоченному лицу противостоит
неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких бы то ни было
нарушений личных неимущественных прав граждан. В литературе
справедливо отмечается, что суть гражданско-правовой охраны личной жизни
состоит в обеспечении свободы гражданина определять поведение в
индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающей
вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев,
прямо предусмотренных законом.

Вместе с тем личные неимущественные права как права абсолютные имеют


специфику по сравнению с иными субъективными правами подобного рода
(например, правом собственности). Главной особенностью личных
неимущественных прав является то, что в их структуре отсутствует одно из
правомочий, характерное для других абсолютных прав. Если право
собственности предполагает возможность управомоченного лица
осуществлять наиболее всеобъемлющим способом правомочия владения,
пользования и распоряжения имуществом, то для личных неимущественных
прав это нехарактерно. Здесь управомоченное лицо осуществляет
принадлежащие ему личные неимущественные права своими действиями
(например, создает представление у окружающих о собственной репутации)
вне рамок права.

В связи с этим для личных неимущественных прав характерно наличие двух


правомочий: во-первых, возможности управомоченного лица требовать от
неопределенного круга обязанных лиц воздерживаться от нарушения его
права; во-вторых, возможности прибегнуть в случае нарушения его права к
установленным законом мерам защиты.

Таким образом, личные неимущественные права в гражданском праве


представляют собой самостоятельный вид субъективных прав, выполняют
роль правового средства обеспечения личной (индивидуальной) сферы
гражданина от постороннего вмешательства и требуют применения
гражданско-правовых инструментов их регулирования.

4. Гражданско-правовые обязательства и договоры.


Обязательством признается такое гражданское правоотношение, в котором
одно лицо - должник - обязано совершить в пользу другого лица - кредитора -
определенное действие: продать имущество, выполнить работу и т.п. При
этом кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Гражданско-правовые обязательства всегда носят
относительный характер, т.е. всегда возникают между конкретными,
поименно определенными лицами. Содержание обязательства составляют
права и обязанности его субъектов.

Как правило, в обязательствах кредитор имеет право требовать от должника


совершения строго определенных действий, а должник обязан эти действия
выполнить. Содержанием гражданско-правового обязательства может быть
воздержание от совершения определенных действий.

В зависимости от основания возникновения, все обязательства делятся на два


вида: договорные и внедоговорные. Договорные обязательства возникают на
основе заключенного договора, и их условия определяются как законом, так и
соглашением сторон. Внедоговорные обязательства могут иметь своим
основанием различные юридические факты (причинение вреда и т.п.).

Обязательства могут возникать: 1) из договоров; 2) вследствие причинения


вреда; 3) на основании судебного решения; 4) вследствие неосновательного
обогащения; 5) в результате иных действий и событий, с которыми
гражданское законодательство связывает гражданско-правовые последствия.

Рассмотрим некоторые основания возникновения обязательств.

Наиболее часто встречается такое основание, как договор. Это связано с тем,
что установление прав и обязанностей по воле сторон договора как нельзя
более соответствует природе гражданско-правовых отношений. Такой способ
формирования обязательств в наибольшей степени соответствует
потребностям развития экономического оборота.

Наряду с договором основанием возникновения обязательств могут служить и


односторонние сделки. В этих случаях субъект гражданского права путем
одностороннего волеизъявления либо распоряжается своим субъективным
правом, либо возлагает на себя субъективную обязанность, наделяя тем
самым другую сторону в обязательственном правоотношении
соответствующим субъективным правом. К числу таких односторонних сделок
относятся прощение долга, публичное обещание награды и т.п.

Основанием возникновения обязательств могут служить и административные


акты. В этом случае содержание обязательства определяется самим актом.

Основанием возникновения обязательства могут выступать неправомерные


действия (деликты) - деликтные обязательства. Они направлены на
восстановление нарушенного экономического положения участников
экономического оборота.

Обязательственные правоотношения могут порождаться событиями, т.е.


возникать вне воли людей. Событие само по себе не ведет к возникновению
обязательства, а лишь порождает в рамках данного обязательства
определенные права и обязанности сторон. Так, наступление такого
страхового случая, как наводнение, влечет за собой обязанность страховщика
выплатить страховое возмещение застрахованному лицу и право последнего
требовать от страховщика выплат ему этого возмещения.

В основе обязательственных правоотношений могут лежать также и иные


действия юридических и физических лиц. Например, обязательство может
возникнуть из правомерного действия по предотвращению ущерба. В этом
случае размер убытков, подлежащих возмещению, не должен превышать
размеры предотвращенного ущерба.

Объектами обязательств выступают различные материальные и духовные


блага, по поводу которых лица вступают в конкретные правоотношения
Исполнение обязательств сводится к совершению действий, составляющих его
содержание, либо к воздержанию от совершения запрещенных действий.
Обязательство признается выполненным надлежащим образом, если оно
совершено в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа


исполнения обязательств: принцип надлежащего исполнения и принцип
реального исполнения.

Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст. 309 ГК РФ,


устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, иных
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с
обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями.
Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно
быть исполнено надлежащим образом, надлежащим субъектом, в
надлежащем месте и в надлежащее время, надлежащим предметом.

Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК и предписывает


обязательность исполнения обязательства в натуре, т.е. совершение
должником именно того действия, которое составляет содержание
обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде
возмещения убытков и уплаты неустойки.

Под условиями исполнения обязательства понимается: 1) лицо, которое


исполняет обязательство; 2) срок исполнения обязательства; 3) место; 4)
способ исполнения обязательства. Обязательство исполнено надлежащим
образом, если оно совершено самим должником или третьим лицом,
установленным способом, в установленный срок и в должном месте.

Порядок совершения должником действий по исполнению обязательства


именуется способом его исполнения. Так, обязательство может быть
исполнено по разовым актам, например, однократной уплатой всей денежной
суммы при купле-продаже либо периодическими платежами по кредитному
договору. Какой способ исполнения избран сторонами, они должны
определить при возникновении обязательства. Если стороны способ
исполнения не определили, кредитор вправе не принимать исполнения по
частям, если иное не предусмотрено законодательством, условиям
обязательства либо обычаям делового оборота или существом обязательства
(ст. 311 ГК РФ).

Место, где должно быть произведено исполнение, влияет на распределение


расходов по доставке, определяет место приемки и передачи товара, выбор
закона, подлежащего применению и т.п. Как правило, место исполнения
определяется в самом обязательстве либо вытекает из его существа.

Срок исполнения обязательства определяется законом, основанием


возникновения обязательства либо его существом. Различают обязательства с
определенным сроком исполнения и обязательства, в которых срок
определен местом востребования.

В случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не


содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть
исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Под
разумным сроком понимается период времени, обычно необходимый для
совершения действия, предусмотренного обязательством.

Обязательства, которые не содержат условий о сроке его исполнения,


подлежат исполнению в течение семи дней после предъявления кредитором
соответствующего требования.

При неисполнении обязательств в установленный срок возникает нарушение


обязательства, именуемое просрочкой.

ГК РФ (ст. 310) запрещает односторонний отказ от исполнения обязательств и


одностороннее изменение его условий. Исключения допускаются только
законом.

Способы обеспечения обязательств


Гражданское законодательство предусматривает систему способов
обеспечения обязательств: 1) неустойка; 2) залог; 3) удержание; 4)
поручительство; 5) банковская гарантия; 6) задаток.

Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или


договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Штраф и пеня являются разновидностями неустойки.

Штраф представляет собой сумму, размер которой заранее определен и


взыскивается однократно, а пеня - определенный процент суммы долга,
установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий
периодической уплате, исчисляется чаще за день просрочки.
Под залогом понимается такой способ обеспечения обязательств, согласно
которому кредитор, по обеспеченному залогом обязательству, имеет право, в
случае неисполнения должником этого обязательства, получать
удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Это право является
преимущественным перед другими кредиторами собственника.

Суть залога заключается в обособлении имущества должника (залогодателя),


переходящего во владение кредитора (залогодателя). Исполнение
обязательства не приводит механически к переходу права собственности на
заложенную вещь к залогодержателю. У него лишь появляется возможность
требовать реализации заложенного имущества для удовлетворения своих
требований за счет вырученных сумм.

Залог может сопровождаться передачей вещи залогодержателю или вещь


может оставаться у залогодержателя. Второй вариант используется в залоге
недвижимых вещей.

Удержание как способ обеспечения обязательства состоит в том, что у


кредитора находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному
им лицу. Но если должник не исполняет обязательства по оплате этой вещи и
связанных с ней убытков, то кредитор может удерживать эту вещь до тех пор,
пока соответствующее обязательство не будет выполнено. Если, несмотря на
принятые кредитором меры по удержанию вещи, должник не выполнит свое
обязательство, кредитор вправе обратить взыскание на удерживаемую вещь.

Поручительство - это способ, по которому гражданин или юридическое лицо


ручается перед кредитором за исполнение обязательства другим лицом. При
неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства
поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом
или договором поручительства не предусмотрена ответственность поручителя
лишь при недостаточности средств должника.

Поручитель, исполнивший за должника его обязанность, приобретает по


отношению к нему права кредитора, т.е. может требовать от должника сумму,
уплаченную поручителем по обязательству.

Банковская гарантия состоит в том, что банк или иное кредитное учреждение
дают по просьбе лица (принципала) письменное обязательство уплатить его
кредитору денежную сумму по представлении кредитором письменного
требования об ее уплате. Обязательство кредитного учреждения уплатить
требуемую сумму строится на возмездных отношениях с принципалом.

Задаток — это денежная сумма, которая выдается одной из


договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее будущих платежей.
Задаток дается как доказательство заключения договора и обеспечения его
исполнения.

Соглашение о задатке оформляется письменно и может быть как


самостоятельным документом, так и включаться в текст основного договора.

В случае неисполнения обязательства, судьба задатка зависит от вины сторон.


Так, если за неисполнение обязательства окажется ответственной сторона,
давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если за неисполнение
обязательства несет ответственность сторона, принявшая задаток, то она
должна будет уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Типичной является путаница между авансом и задатком. Их сходство


обусловлено тем, что в обоих случаях одна сторона частично передает другой
стороне сумму в счет будущих платежей. Однако аванс не является способом
обеспечения обязательства и не влечет последствий задатка. В связи с
возможностью двусмысленного понимания переданной суммы, признание ее
задатком требует особой, письменной формы.

Выбор способа обеспечения обязательства во многом зависит от содержания


обязательства.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства влечет за собой


гражданско-правовую ответственность.

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь такие


санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для
правонарушителя, т.е. являются для него определенным наказанием за
совершенное правонарушение. К правонарушителю применяются такие
нежелательные последствия, как дополнительная гражданско-правовая
ответственность или лишение принадлежащего ему права.

Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма


выражения тех дополнительных обременении, которые возлагаются на
правонарушителя. Ответственность может наступать в форме возмещения
убытков (ст. 15 ГК РФ), уплаты неустойки (ст. 330 ГК РФ), потери задатка (ст. 381
ГК РФ).

Прежде всего, должник обязан возместить кредитору убытки, в которые


входят расходы кредитора, реальный ущерб и упущенная выгода. В
соответствии со ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое лицо получило бы
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).

В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц


различают долевую, солидарную и субсидиарную ответственность. Долевая
ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет
ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него
в соответствии с законодательством или договором. Так, например,
собственники жилого дома в случае его продажи несут перед покупателем
ответственность за недостатки проданного дома в соответствии с их долями в
праве общей собственности.

Солидарная ответственность применяется, если она предусмотрена


договором или установлена законом. В частности, солидарную
ответственность несут лица, совместно причинившие вред. При солидарной
ответственности кредитор вправе привлечь к ответственности любого из
ответчиков как в полном объеме, так и в любой его части.

Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве


участвуют два должника, один из которых является основным, а другой -
дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет
ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности
основного должника. Например, по договору поручительства стороны могут
установить, что поручитель несет субсидиарную ответственность перед
кредитором дополнительно к ответственности основного должника.

Необходимым условием привлечения к гражданскоправовой ответственности


является наличие вины в действиях лица, не исполнившего своего
обязательства или исполнившего его ненадлежащим образом. Существуют и
основания для привлечения к ответственности без вины, например,
ответственность владельца источника повышенной опасности за вред,
причиненный жизни и здоровью граждан или имуществу других лиц.

5. Понятие и виды гражданской дееспособности.


Дееспособность гражданина –это его способность своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК). Выделяют несколько
состояний дееспособности.

Виды

1) полная дееспособность.Она возникает с наступлением совершеннолетия, т.


е. по достижении 18 летнего возраста. В то же время согласно ст. 13 СК
гражданин, не достигший 18 лет, может приобрести полную дееспособность в
случае вступления в брак, а также в результатеэмансипации,под которой в
силу ст. 27 ГК понимается объявление несовершеннолетнего, достигшего
возраста 16лет, полностью дееспособным при условии его работы по
трудовому договору (контракту) или занятия с согласия законных
представителей (родителей, усыновителей либо попечителя)
предпринимательской деятельностью. Эмансипация производится по
решению органа опеки и попечительства (с согласия законных
представителей) или по решению суда (при отсутствии такого согласия);

2) частичная дееспособность. Ею обладают несовершеннолетние граждане:


малолетние в возрасте от 6 до 14 лет и неэмансипированные подростки в
возрасте от 14 до 18 лет. За малолетних сделки (кроме мелких бытовых и
некоторых других, которые они вправе самостоятельно совершать с 6 летнего
возраста) от их имени могут осуществлять (при соблюдении предусмотренных
законом условий) только их родители, усыновители или опекуны.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки по общему
правилу, с предварительного (либо последующего) письменного согласия
(одобрения) своих законных представителей. Вместе с тем, в этом возрасте
подростки вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией, иными доходами; осуществлять права автора охраняемого
законом результата интеллектуальной деятельности; вносить вклады в
кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые и
иные сделки, в частности сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными
законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для
определенной цели (например, для приобретения компьютера) или для
свободного распоряжения;

3) ограниченная дееспособность. Данный вид дееспособности


регламентируется законом. По общему правилу никто не может быть
ограничен в право– и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке,
установленных законом. Несоблюдение установленных законом условий и
порядка ограничения дееспособности граждан или их права заниматься
предпринимательской либо иной деятельностью влечет недействительность
акта государственного или иного органа, установившего подобное
ограничение. Более того, по общему правилу являются ничтожными полный
или частичный добровольный отказ гражданина от право– или
дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение его право–
или дееспособности (ст. 22 ГК);

4) «нулевая» дееспособность (полная недееспособность).По смыслу ст. 28 ГК


полностью недееспособными являются малолетние граждане в возрасте до
шести лет. Кроме того, недееспособным по решению суда с установлением
над ним опеки может быть признан гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать значения своих действий или
руководить ими.
Существуют различные степени дееспособности, которые зависят от возраста
человека.

Дееспособность малолетних.

По общему правилу за несовершеннолетних, не достигших 14 лет


(малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители,
усыновители или опекуны (ст. 28 ГК).

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки, под которыми понимаются сделки, заключаемые


на небольшую сумму за наличный расчет, исполняемые при их заключении и
имеющие целью удовлетворение личных потребностей (покупка продуктов,
канцелярских товаров);

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие


нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным


представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной
цели или для свободного распоряжения.

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по


сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители
или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их
вине.

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают


его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не
по их вине. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в
соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении
социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое
в силу закона является его опекуном (ст. 35 ГК), это учреждение обязано
возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник
не по вине учреждения. Если малолетний причинил вред в то время, когда
находился под надзором образовательного, воспитательного, лечебного или
иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица,
осуществлявшего надзор на основании договора, это учреждение или лицо
отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в
осуществлении надзора (ст. 1073 ГК).

Дееспособность несовершеннолетних.
По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей -
родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким
несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном
одобрении его родителями, усыновителями или попечителем (ст. 26 ГК).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без


согласия родителей, усыновителей и попечителя совершать следующие
сделки:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,


изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и


распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст.


28 ГК.

Действующее законодательство предусматривает ряд специальных правил о


дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. По
достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в
соответствии с законами о кооперативах. Жилые помещения, в которых
проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет,
передаются им при приватизации в собственность по их заявлению с согласия
родителей (усыновителей, попечителей) и органов опеки и попечительства.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут


имущественную ответственность по совершенным ими сделкам,
самостоятельно на общих основаниях отвечают за причиненный вред. В
случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов
или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть
возмещен полностью или в недостающей части его родителями
(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не
по их вине (пп. 1 и 2 ст. 1074 ГК).

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей,


усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может
ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными
доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний
приобрел дееспособность в полном объеме

Ограничение дееспособности возможно лишь в случаях и в порядке,


установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК). Оно заключается в том, что гражданин
лишается способности своими действиями приобретать такие гражданские
права и создавать такие гражданские обязанности, которые он в силу закона
уже мог приобретать и создавать. Речь идет, следовательно, об уменьшении
объема имевшейся у лица дееспособности. Ограниченным в дееспособности
может быть как лицо, имеющее неполную (частичную) дееспособность, так и
лицо, имеющее полную дееспособность.

Решение об ограничении дееспособности несовершеннолетнего в возрасте от


14 до 18 лет может быть принято судом "при наличии достаточных
оснований". Такими основаниями следует признать расходование денег на
цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка спиртных напитков,
наркотиков, азартные игры и т. п.), либо неразумное их расходование, без
учета потребностей в питании, одежде и т. д.

В зависимости от конкретных обстоятельств суд может либо ограничить


несовершеннолетнего в праве свободно распоряжаться заработком,
стипендией или иными доходами, либо вовсе лишить его этого права. Выбор
решения зависит от того, насколько прочны плохие склонности
несовершеннолетнего и серьезны его ошибки в распоряжении заработком,
стипендией, иными доходами. На основании решения суда заработок,
стипендия, иные доходы несовершеннолетнего полностью или частично
должны выдаваться не ему, а его законным представителям - родителям,
усыновителям, попечителю.

В ГК прямо не предусмотрена возможность ограничения дееспособности


несовершеннолетнего на определенный срок. Представляется, что установить
такой срок вправе суд в своем решении. В этом случае по истечении
установленного судом срока частичная дееспособность несовершеннолетнего
должна считаться восстановленной в том объеме, которую он имел до ее
ограничения. Если срок, на который ограничивается дееспособность
несовершеннолетнего, не был указан, то ограничение действует до
достижения несовершеннолетним 18 лет либо до отмены ограничения судом
по ходатайству тех лиц, которые ходатайствовали об ограничении.

Ограничение дееспособности несовершеннолетнего невозможно, если он


приобрел полную дееспособность в связи с вступлением в брак до достижения
18 лет либо в порядке эмансипации. Следовательно, применительно к
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет имеется в виду ограничение
их частичной дееспособности.
6. Основания применения гражданско-правовой ответственности.

К обстоятельствам непреодолимой силы следует относить различные стихийные


бедствия (землетрясения, ураганы и т.д.), социальные явления (войны, забастовки и
т.п.).

Основные формы ответственности:

а) возложение обязанности (уплатить деньги и т.д.). Для этой формы характерно то,
что данная обязанность является дополнительным обременением должника,
причинителя вреда и притом неэквивалируемой;

б) лишение права (например, выселение нанимателя, использующего жилое


помещение не по назначению).

К мерам ответственности относятся такие меры, как возмещение убытков, выплата


неустойки, потеря суммы задатка, уплата процентов за пользование чужими
денежными средствами, возмещение вреда (которое может производиться разными
способами) и т.д.

Среди всех мер гражданско-правовой ответственности следует выделить две,


имеющие чрезвычайное значение, в силу их универсального (общего) характера —
они применяются (могут применяться) почти во всех случаях нарушения чьих-либо
прав.

Во-первых, возмещение убытков. Применение этой меры ответственности призвано


восстановить нарушенное право. Или, как сказано в п. 2 ст. 393 ГК применительно к
обязательствам, возмещение убытков в полном объеме означает, что в результате их
возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился
бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

При расчете убытков приходится исходить из цены товаров, работ, услуг и пр. Цена
может устанавливаться соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях
цены устанавливаются соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях
цены устанавливаются или регулируются уполномоченными на то государственными
органами. И под ценой подразумеваются в том числе тарифы, расценки, ставки и т.п.
(п. 1 ст. 424 ГК).

Цены в разных «городах и весях» различаются. Кроме того, они изменчивы во


времени. Учитывая все эти обстоятельства, требуется определить, из каких цен
исходить при расчете убытков. Соответствующие указания содержатся в п. 3 ст. 393 ГК:
принимаются во внимание цены, действующие в том месте, где обязательство должно
быть исполнено (о месте исполнения обязательства см. ст. 316 ГК) («территориальная
привязка»).
В одном и том же месте (исполнения обязательства) с течением времени цены могут
меняться как в сторону повышения, так и в сторону понижения. При расчете убытков
необходимо учитывать разные правила в зависимости от того, возмещаются ли
убытки добровольно или в принудительном порядке путем обращения к суду. Если
убытки возмещаются добровольно, то при их исчислении следует исходить из цен,
существующих в день добровольного возмещения убытков. Если же добровольного
возмещения убытков не было, то принимаются во внимание цены, существовавшие в
день предъявления иска.

Суд может учесть цены, существующие на день вынесения решения, учитывая


конкретные обстоятельства (может, но не должен). Никаких критериев, которыми
следует руководствоваться суду, закон не содержит («исходя из обстоятельств суд
может»). Это не означает допустимость произвола. Суд, учитывая положение на рынке
(резкий рост цен или, напротив, их падение и т.п.), стремится к восстановлению
нарушенных прав, не допуская при этом необоснованного обогащения одной стороны
(кредитора) и лишь символического наказания другой стороны.

При добровольном возмещении убытков все же могут возникать споры (об их


размере, о ценах, из которых следовало исходить, и пр.). Суд в соответствующих
случаях, с одной стороны, должен исходить из указанных общих правил, а с другой —
учитывать обстоятельства конкретного дела (в том числе добросовестность
поведения).

Все указанные правила действуют, если иное не предусмотрено законом, иными


правовыми актами или договором. Гражданский кодекс, в частности, установил иное в
п. 3 ст. 524 (о текущей цене на момент расторжения договора поставки). Иные
правила встречаются и в других законах (например, транспортных уставах и кодексах).

По общему правилу убытки должны возмещаться в полном объеме. Иногда убытки не


взыскиваются вовсе. Так, если установлена так называемая исключительная
неустойка, то убытки взысканию не подлежат.

Взыскание убытков вообще и упущенной выгоды в особенности, с точки зрения


практической, вызывало и вызывает ряд сложностей. Прежде всего необходимо
отметить сложность доказывания убытков. В качестве доказательств могут
представляться такие документы, как договор, акты (приемки-передачи и др.),
разнарядки, справки, сметы, протоколы (согласования цены и др.) и т.д. Может
проводиться экспертиза.

Размер убытков должен устанавливаться с разумной степенью достоверности. Если


это не удается, то суд должен исходить из принципов справедливости и
соразмерности ответственности (п. 5 ст. 393 ГК).

Универсальный характер данной меры ответственности подчеркнут в законе:


использование других способов защиты нарушенных прав не лишает права требовать
возмещения убытков. Иное может устанавливаться законом (абз. 2 п. 1 ст. 393 ГК).

Во-вторых, проценты за пользование чужими денежными средствами. Эта мера


предусмотрена ст. 395 ГК (см. также Постановление Пленумов ВС РФ, ВАС РФ N 13/14).

Основанием возникновения обязанности уплатить проценты является неисполнение


или просрочка исполнения денежного обязательства. В данном случае денежное
обязательство понимается предельно широко — обязанность уплатить деньги.
Денежным может быть как обязательство в целом (например, договор займа), так и
обязанность одной из сторон в обязательстве (оплата товаров, работ или услуг).

Ответственность наступает за следующие правонарушения:

— неправомерное удержание денежных средств. Например, должник обязан


оплатить товар, но не передает соответствующую сумму кредитору;

— уклонение от возврата денежных средств;

— иная просрочка в уплате денежных средств;

— неосновательное получение или сбережение денежных средств за счет другого


лица.

В случаях, предусмотренных законом, проценты взимаются и за нарушение иных (не


являющихся денежными) обязательств. Так, если продавец не исполняет обязанность
по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом
или договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате
проценты в соответствии с правилами, сформулированными в ст. 395 ГК (п. 4 ст. 487
ГК).

В законе говорится о взимании процентов за пользование денежными средствами. На


самом деле, конечно, неважно, пользовался ли должник денежными средствами.
Может быть, они использовались в качестве средства платежа, находились на счете
(без движения), хранились в наличной форме. Правового значения такого рода
обстоятельства не имеют. Суть в том, что должник должен был отдать деньги и не
исполняет эту обязанность. О чужих денежных средствах в законе говорится весьма
условно. Имеются в виду деньги, которые должник должен отдать, но не отдает.

Размер процентов определяется существующими процентами в месте жительства


кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его
нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие
периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

Проценты уплачиваются по день исполнения денежного обязательства. Законом,


иными правовыми актами или договором может быть установлен более короткий
срок для начисления процентов.

Пользование должником чужими денежными средствами может породить у


кредитора убытки. Они возмещаются в части, не покрытой суммой уплачиваемых
процентов. Если договором установлена неустойка на случай нарушения денежного
обязательства, проценты не взыскиваются, если иное не предусмотрено законом или
договором.

По общему правилу недопустимо начисление процентов на проценты (сложные


проценты). Но иное может устанавливаться законом, а в предпринимательских
отношениях, кроме того, и договором (см., например, п. 2 ст. 317.1 ГК).

Задача №1
Решение суда:
1. Суд признает факт заключения сделки купли-продажи между Никитиным, 14 лет, и
Дементьевым, 16 лет, что подтверждается их родителями, однако признает данную
сделку недействительной (ст. 26, 175 ГК).
2. Суд признает правомерными действия Никитина по распоряжению своими
денежными средствами (во всех трех составляющих) как в связи со сделкой купли-
продажи, так и в связи с открытием депозитного счета в филиале сбербанка (ст. 26 ГК).
3. Суд признает неправомерными действия Дементьева по распоряжению DVD-
плеером без согласия его родителей на основании со ст. 175 ГК: Никитин обязан
возвратить Дементьеву DVD-плеер, а Дементьев – возвратить Никитину полученные за
него деньги.
4. Исполнение решения суда должно производиться законными представителями
(родителями), поскольку те являются несовершеннолетними неэмансипированными
(ст. 64 СК).
Таким образом, иск матери Дементьевой будет удовлетворен.
Контрольный вопрос 1: На чем основываются отношения Никитина и Дементьева?
Ответ:
- равенстве сторон
- свободе договора
- неприкосновенности собственности
- обеспечения восстановления нарушенных прав
- судебной защите прав

Контрольный вопрос 2:Каким образом можно выразить (определить) предмет


рассматриваемого правоотношения?
Ответ:
- возможность пользоваться и распоряжаться некой вещью
- правомочие личного характера
Контрольный вопрос 3: Какое из своих правомочий реализовали Никитин и
Дементьев?
Ответ:
- заключил сделку
Контрольный вопрос 4: Как в гражданском праве определяется достигнутое между
Никитиным и Дементьевым соглашение?
Ответ:
- договор купли-продажи
Контрольный вопрос 5: Кто является субъектом рассматриваемого
правоотношения?
Ответ:
- Никитин
- Дементьев
+ родители Никитина
+ родители Трофимова
Контрольный вопрос 6: Могут ли Никитин и Дементьев быть самостоятельными
субъектами гражданских правоотношений?
Ответ:
- могут в соответствующем своей дееспособности объеме
Контрольный вопрос 7: Являются ли действия Никитина по распоряжению своими
денежными средствами правомерными?
Ответ:
- являются правомерными
Контрольный вопрос 7а: Являются ли действия Дементьева по распоряжению
видеомагнитофоном (своей собственной вещью) правомерными?
Ответ:
- являются правомерными с согласия родителей
Контрольный вопрос 8: Имеются ли в соглашении Никитина и Дементьева признаки
мелкой бытовой сделки?
Ответ:
- имеются
Контрольный вопрос 9: Как можно охарактеризовать сделку, совершенную
Никитиным и Дементьевым?
Ответ:
- недействительная
Контрольный вопрос 10: Какие будут последствия признания недействительной
сделки, заключенной Никитиным и Дементьев ?
Ответ:
- Дементьев обязан возвратить полученную сумму денег
- Никитин обязан возвратить видеомагнитофон
Контрольный вопрос 11: Кто из участников данного правоотношения может быть
эмансипирован?
Ответ:
- Дементьев при осуществлении им трудовой деятельности
- Никитин при осуществлении им трудовой деятельности
Контрольный вопрос 12: В какой судебный орган должны обратиться участники
рассматриваемого правоотношения (либо их законные представители).
Ответ:
- в суд первой инстанции по своему месту жительства
Контрольный вопрос 12а: Кто в данном случае может обратиться с иском по поводу
нарушения гражданских прав в рассматриваемой сделке?
Ответ:
- родители Никитина
- родители Дементьева
Задача №2
Решение суда:
1. Суд признает факт заключения сделки мены между Петей Елкиным, 13 лет, и
Мишей и Костей Шараповыми, соответственно 16 и 18 лет, однако признает данную
сделку недействительной, так как она не получила впоследствии одобрения ро-
дителей Елкина (ст. 28, 175 ГК РФ).
2. Суд признает правомерными действия братьев Шараповых по распоряжению своим
велосипедом (ст. 26 ГК РФ).
3. Суд признает неправомерными действия Пети Елкина по распоряжению своими
вещами (коллекцией марок и гитарой) без согласия его родителей (ст. 28 ГК РФ).
4. Суд также признает неправомерными действия братьев Шараповых по совершению
сделки мены с заведомо недееспособным лицом (ст. 175 ГК РФ).
5. На основании вышеизложенного суд обязывает стороны произвести двустороннюю
реституцию с денежным возмещением со стороны Елкина убытков в связи с
повреждениями велосипеда.
Таким образом, иск матери Пети Елкина будет удовлетворен судом, но при условии
возмещения убытков в связи с повреждением Петей велосипеда братьев Шараповых.
Контрольный вопрос 1: На чем основываются отношения Никитина и Дементьева?
Ответ:
- равенстве сторон
- свободе договора
- неприкосновенности собственности
- охране прав сторон
- судебной защите прав
Контрольный вопрос 2: Каким образом можно выразить (определить) предмет
рассматриваемого правоотношения?
Ответ:
- возможность пользоваться и распоряжаться некой вещью
- правомочие личного характера
- денежно-возмездный характер правоотношения
Контрольный вопрос 3: Какое из своих правомочий реализовали Елкин и братья
Шараповы?
Ответ:
- заключили сделку
Контрольный вопрос 4: Как в гражданском праве определяется достигнутое между
Петей Елкиным и братьями Шараповыми соглашение?
Ответ:
- договор мены
Контрольный вопрос 5: Кто является субъектом рассматриваемого правоотношения?
Ответ:
- Петя Елкин
- братья Шараповы
- родители Елкина
- родители Шараповых
Контрольный вопрос 6: Могут ли Елкин и братья Шараповы быть самостоятельными
субъектами гражданских правоотношений?
Ответ:
- могут в соответствующем своей дееспособности объеме
Контрольный вопрос 7: Являются ли действия братьев Шараповых по распоряжению
своим велосипедом правомерными?
Ответ:
- являются правомерными
Контрольный вопрос 8: Являются ли действия Пети Елкина по распоряжению своими
вещами (коллекцией марок и гитарой) правомерными?
Ответ:
- являются правомерными с согласия родителей
Контрольный вопрос 9: Имеются ли в соглашении Елкина и братьев Шараповых
признаки мелкой бытовой сделки?
Ответ:
- имеются
Контрольный вопрос 10: Как можно охарактеризовать сделку, совершенную Петей
Елкиным и братьями Шараповыми?
Ответ:
- недействительная
Контрольный вопрос 11: Какие будут последствия признания недействительной
сделки, заключенной Петей Елкиным и братьями Шараповыми?
Ответ:
- Шараповы обязаны возвратить коллекцию марок и гитару
- Елкин обязан возвратить велосипед и возместить убытки, связанные с его
повреждением
Контрольный вопрос 12: Кто из участников данного правоотношения может быть
эмансипирован?
Ответ:
- Миша Шарапов, 16 лет
Контрольный вопрос 13: В какой судебный орган должны обратиться участники
рассматриваемого правоотношения (либо их законные представители)?
Ответ:
- в суд первой инстанции по своему месту жительства
Контрольный вопрос 13а: Кто в данном случае может обратиться с иском по поводу
нарушения гражданских прав в рассматриваемом правоотношении?
Ответ:
- родители Елкина
- Миша Шарапов
- родители Шараповы
Контрольный вопрос 14: Мог ли Шарапов Костя, 18 лет, распоряжаться велосипедом
при согласии своего брата?
Ответ:
- мог при согласии родителей
Контрольный вопрос 14а: Кто является сособственником Кости Шарапова, 18 лет, в
праве собственности на велосипед?
Ответ:
- родители

Вам также может понравиться