Вы находитесь на странице: 1из 119

Людмила Николаевна Левина

История международного права.


Ответы на экзаменационные билеты

Текст предоставлен правообладателем


http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6147964
История международного права. Ответы на экзаменационные билеты / Л. Н. Левина: Научная
книга; Москва; 2009

Аннотация
В настоящее пособие включены краткие ответы на вопросы по истории
международного права. Пособие составлено на основе новейшего законодательства РФ
и международных договоров РФ и полностью соответствует программе курса «История
международного права».
Целью настоящего пособия является оказание помощи в изучении истории
международного права, подготовке к сдаче курсовых экзаменов.
Книга предназначена для студентов всех форм обучения высших и средних
специальных учебных заведений юридического профиля.
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Содержание
1. Понятие истории международного права 5
2. Предмет и метод истории международного права 7
3. Возникновение международного права 9
4. Двуречье и Египет 11
5. Право Древней Греции 13
6. Посольское право в Древней Греции 15
7. Право войны в Древней Греции 16
8. Договоры в древнегреческом праве 18
9. Право Древнего Рима 20
10. Посольское право в Древнем Риме 22
11. Договорное право в Древнем Риме 24
12. Военное право Древнего Рима 25
13. Право иностранцев в Древнем Риме 26
14. Право народов в Древнем Риме 28
15. Наследственное право Древнего Рима 30
16. Право Древней Индии 32
17. Договорное право Древней Индии 34
18. Военное право Древней Индии 36
19. Право Древнего Китая 38
20. Военное право Древнего Китая 39
21. Договорное право Древнего Китая 41
22. Судебная система Древнего Китая 43
23. Каноническое право: становление, формирование церковной 45
организации
24. Церковная юстиция: канонический процесс 47
25. Брачно-семейное каноническое право 48
26. Наследственное каноническое право 50
27. Уголовные нормы канонического права 52
28. Хронология развития права в Византии 54
29. Право Древней Руси 56
30. Право России в Средние века 58
31. Влияние арабского Востока на формирование международного 60
права
32. Феодальное право стран Западной Европы 62
33. Феодальное государство и право у южных и западных славян 64
34. Колонизация 66
35. Вестфальский мир (1648 г.) 68
36. Великая французская революция и международное право 70
37. Конгрессы и конференции XIX в. и международное право 72
38. Основные тенденции развития буржуазной науки 74
международного права
39. Роль Великой Октябрьской социалистической революции в 76
становлении нового международного права
40. Тенденции развития международного права до начала второй 78
мировой войны

3
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

41. Влияние Второй мировой войны на развитие международного 80


права
42. Международное морское право в эпоху рабовладельческого строя 82
43. Международное морское право в эпоху феодализма и перехода к 84
капитализму
44. Международное морское право в период подъема капитализма 86
45. История развития международного торгового права 88
46. Развитие международного консульского права 90
47. Возникновение и развитие дипломатического права 92
48. Исторические аспекты развития международного воздушного 94
права
49. История развития международного космического права в период 96
холодной войны
50. Развитие международного космического права в настоящее 98
время
51. Международное гуманитарное право в период холодной войны 100
52. Международное гуманитарное право в настоящее время 102
53. Развитие международного уголовного права 104
54. Развитие международного экологического права 106
55. Развитие международного публичного права 108
56. Развитие международного частного права 110
57. Развитие права международной безопасности 112
58. Международное атомное право 114
59. Роль международных организаций в международном праве 116
60. Право международных договоров, его понятие и развитие 118

4
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Л. Н. Левина
История международного права.
Ответы на экзаменационные билеты
1. Понятие истории международного права
История международного права – это наука, изучающая становление и последующее
развитие международного права в различных сферах жизни. История международного права
и в настоящее время оказывает влияние на современные международные отношения между
государствами и международными организациями.
Совокупность всех правовых норм, которые определяют и регулируют международ-
ные отношения, называется международным правом. Международное право – это комплекс
юридических норм, которые создаются государствами и межгосударственными организа-
циями путем заключения соглашений и представляют собой самостоятельную правовую
систему.
Отношения между народами и государствами начали складываться еще в Древнем
мире, но они имели совершенно иной характер. В древности правовое регулирование и
систематизация международных отношений были менее совершенны по сравнению с насто-
ящим временем, но отрицать их наличие нельзя.
Различия между древним международным правом и современным является очевид-
ными. В древности не знали систематизации и системы международного права, не было
представления о научно обработанной и общеизвестной сводке международно-правовых
постановлений, которая бы свела в целое все имеющиеся материалы разных отдельных
постановлений международного права и дала бы возможность при заключении новых дого-
воров основываться на положениях данной системы. В древнем международном праве такие
постановления были разбиты по отдельным договорам, соглашениям, законам и не своди-
лись в единое целое.
Немногим международное право Средних веков отличается от древнего. После Вели-
кого переселения народов на короткое время возникает Франкская монархия, которая стре-
милась возродить порядки Римской империи. Но после смерти Карла Великого Франкская
монархия распадается на большое количество независимых государств, а последние в свою
очередь – на огромное количество независимых и полунезависимых феодальных владений.
Наступает время феодализма.
Возникающие отношения между феодалами носят договорной характер, но такая
система в большинстве своем была неустойчива и часто нарушалась более сильными. Войны
между владельцами-собственниками были обычным явлением. Но существующее договор-
ное право накладывало соответствующий отпечаток на все отношения, а кроме того, в созна-
нии европейских народов прочно укрепилась мысль об общности всех европейских народов,
их прежде всего объединяла христианская религия. Так данная общность оказала влияние
во время Крестовых походов, когда практически вся Европа объединилась в борьбе против
арабов и турок.
Несмотря на все развитие договоров, в Средние века не выработалась определенная
система международного права, и его действующие положения были разбросаны по отдель-
ным трактатам и договорам.
Только в Новое время международное право было систематизировано. Началом систе-
матизации был Вестфальский мир, закончивший Тридцатилетнюю войну. Значение данного
5
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

договора было не в его отдельных постановлениях, а в самом факте соединения европейских


государств в одно международное сообщество.
Постепенно международное общение приобретает все большую правомерность и пра-
вильность. Общепризнанным становится положение о том, что действительно правильными
являются только те государственные взаимоотношения, когда соблюдаются равенство и
независимость государств. Во время военных столкновений государства стали соблюдать
правила ведения войны.
Наиболее широкое развитие и систематизацию международные отношения получили
в XIX в.
Международное право в настоящее время позволяет достичь гармонии в отношениях
между государствами и международными организациями.

6
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

2. Предмет и метод истории международного права


Предмет – группа отношений в виде объекта регулирования.
Предметом изучения истории международного права является исследование про-
цесса изучения развития государства в ряде стран Европы, Азии и Востока, их систем права
в исторической последовательности.
Периодизация курса истории международного права в различное время осуществля-
лась по-разному. Большее распространение получила трехзвенная схема деления истории
международного права: древняя, средневековая и новая история.
При изучении систем права, присущих различным государствам, можно определить
основу их правовой базы и пути развития. Исследования различных систем права предо-
ставляет возможность на научной основе определить позиции отдельных государств.
Выделение основных систем права зачастую обусловливается национальным факто-
ром, который и определяет характер систем права, сущность, цели и другие их характери-
стики.
В ходе изучения систем права различных государств в разные периоды времени фор-
мируется научно-юридическая основа для исследования отдельных отраслей права разных
народов.
Задачей истории международного права является изучение исторического развития
основных отраслей права в различных государствах в разные периоды времени с помощью
системы методов и приемов научного исследования. Задачи истории международного права
реализуются на основании исследования исторических источников права, законодательных
памятников и исторических юридических документов.
Для исследования истории развития международного права существуют следующие
методы изучения систем права:
1) исторический метод;
2) хронологический метод;
3) метод синтеза;
4) метод анализа;
5) метод компаративистики (метод сравнительного правоведения) и др.
Метод – совокупность приемов, средств и форм правового воздействия на обществен-
ные отношения.
Различают следующую систему методов истории международного права:
1) общие методы:
а) метод историзма (хронологический метод) – исследование государства и права в про-
цессе развития во времени под воздействием характерной для конкретного периода полити-
ческой и социальной обстановки;
б) философский метод – использование диалектического материализма и идеализма,
прагматизма, структурализма, позитивизма. экзистенциализма, инструментализма;
в) дедуктивный метод – изучение права с помощью логических операций от общего
к частному, т. е. на основании общих исторических процессов определяются частные пред-
посылки и явления, происходящие в праве;
г) индуктивный метод – выведение общих закономерностей в праве путем сопостав-
ления различного рода частных фактов;
д) экзегетика – изучение права на основании толкования его исторических источников;
2) специальные методы:

7
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

а) сравнительный метод – изучение государственно-правовых явлений в развитии


путем сопоставления с другими странами и основными институтами государства и права на
разных этапах исторического развития;
б) систематический метод – изучение истории государства и права посредством раз-
деления на историю развития и образования юридических норм и институтов и историю
источников права;
в) метод периодизации – изучение истории путем деления на отдельные временные
периоды для наиболее полного изучения особенностей состояния институтов права и госу-
дарства в тот или иной отрезок времени их существования.
К специальным методам изучения истории государства и права также относят:
1) статистический метод;
2) математический метод;
3) социологический метод.
Диалектико-материалистический метод носит всеобщий универсальный характер и
используется во всех естественных и гуманитарных общественных науках.

8
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

3. Возникновение международного права


Вопрос о происхождении международного права достаточно сложен и многогранен.
Говоря о происхождении международного права, следует иметь в виду его первичное воз-
никновение.
В юридической науке присутствуют разные точки зрения на то, когда возникло меж-
дународное пpаво, в какую эпоху. Некоторые юристы-международники предполагают, что
международного права нет и в настоящее время. Одни ученые считают, что международ-
ное право возникло одновременно с возникновением государств и формированием отноше-
ний между ними. Эту позицию разделяют большинство российских и постсоветских юри-
стов-международников.
Представители зарубежной международно-правовой науки также не имеют единого
мнения относительно того, когда и где возникло международное право. Одни считают, что
международные правовые нормы возникли в эпоху Древнего мира, другие полагают, что они
сложились в эпоху Средневековья, когда в Европе уже была система суверенных государств.
Когда говорят о происхождении права, то имеют в виду определенную исходную точку,
которая в какой-то степени является условной. Это объясняется прежде всего существу-
ющими различиями в понимании права. Различие мнений юристов-международников по
вопросу возникновения права в определенной степени связано с разным пониманием ими
самого международного права как такового.
Сам по себе вопрос о том, когда возникло международное право, в настоящее время
сложен потому, что в юридической науке происходит пересмотр всего аппарата отечествен-
ной юриспруденции. Основные юридические понятия, к которым относятся и такие осно-
вополагающие, как «государство», «право», претерпевают основательное переосмысление.
Все это оказывает влияние на научное осмысление проблемы происхождения международ-
ного права.
Право как самостоятельная целостная нормативная система в современном виде
– это результат исторического развития. Его подсистемы, отрасли, институты возникают
не сразу, а постепенно, с развитием общества и государства. Если на раннем историческом
этапе становления право и не было многогранным (по сравнению с настоящим), то нет осно-
ваний утверждать, что его не было вообще.
Решая вопрос о времени происхождения международного права, необходимо учиты-
вать указанные положения. Говорить о происхождении международного права можно лишь
с того времени, когда оно стало обладать определенными соответствующими для него чер-
тами: договорностью, нормативностью, формальной определенностью. К важным призна-
кам также следует отнести системность международного права и его обеспеченность соот-
ветствующим механизмом реализации.
Возникновение первых норм международного права связано с начальным формирова-
нием межгосударственных отношений, представлявших собой созданные в результате согла-
шения государств формально определенные правила поведения.
Одним из самых ранних описаний международных правоотношений является поэма
«Энмеркар и правитель Аратты», которая написана около 2000 г. до н. э. В данной поэме
описан конфликт между шумерским городом-государством Уруком и городом-государством
в Персии – Араттой.
Основными проявлениями международных взаимоотношений между государ-
ствами того времени были торговля и война, поэтому большинство международно-право-
вых актов отражали отношения, связанные с войной и торговлей. Таким образом, отрицание

9
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

существования международного права, опираясь на то, что в Древнем мире не было пра-
вильных международных отношений, не обосновано.
Примером наличия международных отношений может служить 1273 г. до н. э., когда
между египетским фараоном Рамзесом II и царем хеттов Хатту-шилем III был заключен
договор.

10
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

4. Двуречье и Египет
С образованием первых рабовладельческих государств в долинах Двуречья и Нила
между ними складывались отношения, которые со временем стали иметь правовой характер.
Первоначально данные отношения были эпизодическими, но уже к концу III в. до н. э. и во
II тысячелетии они становятся систематическими, постепенно превращаясь в юридические
нормы.
Образование данных норм относят к более раннему периоду, когда еще при пер-
вобытно-общинном строе на основании многовекового обычая сложились первые правила
общения между племенами и союзами племен. До наших дней дошли многочисленные при-
меры, связанные сведением переговоров и постепенным распространением неприкосновен-
ности послов, с проведением религиозных обрядов и принесением клятв, которые представ-
ляли собой одно из средств обеспечения заключенных соглашений.
Правила и обычаи догосударственного общения оказали большое влияние на содержа-
ние первых юридических межгосударственных актов. Древнейшим договором признается
договор между правителями месопотамских городов Лагаш и Умма, который был заклю-
чен около 3100 г. до н. э. Данный договор подтверждал существование между ними госу-
дарственной границы и устанавливал неприкосновенность ее знаков. Возникшие разногла-
сия стороны договора разрешали мирным путем. Исполнение договора было гарантировано
клятвами и обращением к богам. Текст договора был написан на шумерском языке и высечен
на камне. Но данные клятвы не всегда соблюдались, поэтому после вооруженных столкно-
вений вновь возникали прежние проблемы.
Начиная с середины II тысячелетия до н. э. число дошедших до нас договоров стано-
вится значительно больше. Основную массу составляют договоры союзные, договоры о гра-
ницах, о заключении браков. С развитием Египта и улучшением его внешней политики с
государствами и племенными образованиями на юге долины Нила и в Азии заключенные
им договоры приобретают основное значение. Одним из древнейших и наиболее типичным
договором того времени был договор между царем Хаттушилем (Хаттусилисом) и египет-
ским фараоном Рамзесом II в 1300 г до н. э. Кроме основного текста договора, в нем содер-
жится перечень богов, которые «являются свидетелями договора». В договоре также содер-
жатся положения о наказании нарушителя договора и «обещание божьей милости» тому, кто
будет соблюдать его условия.
Субъектами международного права тогда выступали не государства, а фараоны,
цари, князья, правители отдельных городов. Отсюда большое количество договоров о бра-
ках, в которых урегулированы вопросы приданого, ранга и прав царицы среди других жен и
т. п. Наиболее частыми были просьбы и обещания подарков.
Древневосточная цивилизация не признавала равенства субъектов международного
права. В середине I тысячелетия до н. э. считались равноправными субъектами Египет, Вави-
лон, Митания и Хеттская держава, затем к ним присоединилась Ассирия. Египетский фараон
занимал главенствующее положение. Остальные государства были зависимы от Египта как
фактически, так и юридически и не претендовали на равенство.
Уже к концу II тысячелетия до н. э. круг вопросов, решавшихся с помощью меж-
дународных договоров, значительно расширился. Встречаются договоры о нейтралитете,
государственных границах, обмене спорными территориями, укреплении и нейтрализации
пограничных крепостей и городов.
В период ведения войны господствовал безграничный произвол сильного государства,
т. к. войны велись ради захвата рабов и господства над источниками воды. Побежденный
народ и его имущество становились добычей победителя.
11
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Нормы международного права, принятые в Египте и Двуречье, были восприняты дру-


гими государствами.

12
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

5. Право Древней Греции


Древняя Греция представляет собой совокупность городов-полисов, где 1 домини-
рующий полис сменял другой. Древнегреческие рабовладельческие отношения носили част-
ный характер, т. е. рабы принадлежали конкретному владельцу, а не государству в целом.
Развитие рабовладельческих отношений сказалось и на международном праве.
Древние греки понимали под полисом особую политическую единицу, членами его
могли быть только свободнорожденные отечественные граждане. Только они могли пользо-
ваться всей полнотой прав, но также и несут ответственность за судьбу своего государства.
Поэтому в древнегреческих государствах периодически проводилась проверка «чистоты»
гражданства вплоть до 3-го колена.
Даже в период своего расцвета территории древнегреческих государств были неве-
лики: Фокида, которая включала в себя 22 полиса, располагалась на площади 1650 км 2;
Эвбея, содержащая 6 полисов, – 3770 км2. Самыми крупными древнегреческими государ-
ствами были Аттика и Аргос, которые имели площадь 2550 и 1400 км2.
С самого начала греки рассматривали в качестве субъектов международного права
отдельные полисы или их объединения. На международные отношения греков оказало вли-
яние представление о других народах как о варварах, которые не подчинены правовым нор-
мам. Но в отношении некоторых государств (в особенности Персии) предусматривались
некоторые исключения.
При всех явных и неявных государственных и политических различиях и разногласиях
были такие моменты, которые объединяли всех греков как эллинов: общность религиозных
представлений и основных культов. В связи с этим все греческие государства рассматрива-
лись как равные друг другу, суверенные и независимые. Но это было только формально, на
самом деле не было не только фактического, но даже юридического равенства.
На основании того, что полисы представляли собой субъекты международного права,
все внешние отношения велись от имени самих граждан и народного собрания, которое в
период расцвета греческих государств признавалось высшим органом в области внешних
отношений. Народное собрание назначало послов и принимало их отчеты, объявляло войну
и заключало мир. Совместно с собранием этими вопросами ведали и некоторые другие госу-
дарственные органы.
Государственной строй Древней Греции отличался от восточной деспотии. Развитие
государства в Древней Греции шло по другому пути, в отличие от стран Древнего Востока.
Греция не располагала наличием плодородных почв и крупных рек, создать систему оро-
шения почвы было невозможно. Расположение на берегу Эгейского моря способствовало
развитию Греции как морской цивилизации. Море играло одну из главных ролей в жизни
античного полиса, оно обеспечивало его связь с внешним миром, с другими полисами и
колониями.
Огромным препятствием для политического объединения государства были природ-
ные условия, они делали также невозможным и ненужным централизованное управление.
Полис являлся самоуправляемой административно-территориальной единицей, со своими
границами, имеющими в случае начала боевых действий стратегическое значение. Населе-
ние древнегреческих городов было неравномерным, от нескольких сотен до 2000 человек.
Замкнутость полиса (как географическая, так и политическая) при разделении труда
делала его зависимым от морской торговли. Каждый древнегреческий город имел свои пред-
меты экспорта и импорта.

13
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Древнегреческое государство представляло собой закрытое маленькое государство,


возникшее посредством соединения нескольких соседних общин. Входе последнего осно-
вания греческая община получила название гражданской.

14
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

6. Посольское право в Древней Греции


В Древней Греции институт дипломатического представительства не имел существен-
ного значения для жизни древнегреческого народа. В связи с чем наличие постоянного
дипломатического представительства не являлось необходимым. Посольства носили едино-
временный характер и преследовали конкретные цели. Исключением являлись отношения с
Персией: вопросы, относимые к компетенции послов, не определялись, и время их пребы-
вания было весьма продолжительным (квазипостоянные дипломатические представитель-
ства). В большинстве своем речь шла о деятельности, преследовавшей определенные цели.
Обычно это было заключение или подтверждение договоров о союзе или мирных договоров,
а также принятие и принесение присяги. Hа послов также была возложена миссия объявле-
ния войны. Она была противоположной и состояла во вручении документа о ее объявлении.
Послом мог быть избран один человек, но обычно это были коллегии из несколь-
ких лиц. Коллегии послов из нескольких лиц представляли те полиса, в которых суще-
ствовали демократические формы правления. В данном случае переговоры велись послами
совместно. Но на практике были случаи, когда из-за разногласий послы осуществляли пере-
говоры независимо друг от друга.
После окончания дипломатической миссии, по возвращении на родину, послы лично и
отдельно друг от друга предоставляли отчет совету, народному собранию или другому выс-
шему государственному органу. В исключительном порядке послами могли выступать и ино-
странцы. Государство снабжало послов деньгами, продовольствием и средствами передви-
жения, а также другим имуществом, но это было необязательным. Обычно вознаграждение
послам носило символический характер. Например в Афинах члены посольства получали
вдень 1 драхму, что равнялось плате легковооруженного воина. Поэтому послам приходи-
лось принимать расходы на свой счет. Перед отправлением послам вручались особые гра-
моты – дипломы.
В период исполнения своей миссии послы были неприкосновенны. Данная норма была
общепризнана всеми древними государствами, и ее нарушение считалось недопустимым.
Нарушение рассматривалось как враждебный акт. Если на посла государства было совер-
шено нападение или он был оскорблен, то государство, представителем которого является
посол, могло потребовать выдачу виновных.
Послы пользовались различными почетными знаками внимания: они приглашались на
торжественные приемы победы, получали почетные места во время процессии и зрелищ,
при совершении религиозных обрядов и пр. Послов торжественно представляли народному
собранию, но только после выяснения цели их прибытия.
Срок пребывания послов в иностранном государстве был ограничен. Так, в 446–
445 гг. до н. э. афиняне постановили, что послы Халкидона могут пробыть в городе не более
10 дней, в противном случае их могли выслать. Именно так поступили спартанцы с посоль-
ством Андроникида в 392–391 гг. до н. э. Если должностные лица государства не были удо-
влетворены предварительной беседой с послами, их вообще могли не допустить в столицу
полиса.
От послов следует отличать глашатаев, или вестников. Их функции заключались в
передаче письменных или устных посланий. Но и они, как и послы, пользовались неприкос-
новенностью. В истории был случай убийства афинского вестника мегарянами. Народным
собранием было постановлено, «что вражда между Афинами и Мегарами будет вечной и
не может быть прекращена путем религиозного примирительного акта или путем отправки
посола. Всякий мегарянин, вступивший на территорию Афин, подлежит казни».

15
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

7. Право войны в Древней Греции


Под войной греки понимали вооруженные столкновения между полисами. Они раз-
личали войны законные и войны, не имеющие законного основания. Определенного перечня
законных причин не было, и в различных полисах он определялся по-своему. Но существо-
вали основания, которые являлись бесспорными и признавались всеми древнегреческими
полисами. Данными основаниями являются защита государства от нападения, защита рели-
гиозных святынь, исполнение союзных обязательств. Один из признаков законной войны
– ее торжественное объявление. Объявление войны противнику сопровождалось рядом дей-
ствий, которые носили религиозно-обрядовый характер. К ним, в частности, относилось
жертвоприношение о благополучном переходе во время войны через границу (диабатерия).
Война представляла собой борьбу всех граждан одного полиса с гражданами дру-
гого, поэтому убийство мирных жителей, в т. ч. женщин и детей, считалось правомерным.
В отдельных случаях погибали тысячи людей.
Существовали нормы, ограничивающие применение оружия, но их количество было
невелико. Основной из них являлась нейтрализация храмов и других культовых учрежде-
ний. Поэтому в период общегреческих праздников устанавливалось священное перемирие.
Hа время Олимпийских и других общеэллинских игр также устанавливалось перемирие. От
этих перемирий, длившихся короткое время, отличались общие перемирия, на время кото-
рых приостанавливались военные действия, они не приравнивались к заключению мирного
договора. Данные перемирия применялись для восстановления дипломатических отноше-
ний и ведения переговоров. В это время послы и глашатаи ходят от одного государства к
другому для переговоров о том, как может быть окончена война. Перемирия также устанав-
ливались для погребения убитых.
Греки не брали противников в плен, они их подвергали пыткам, а затем убивали. Изве-
стен случай, когда афиняне захватили Милет, умертвили взрослых мужчин-милетян, а детей
и женщин обратили в рабство. Побежденные народы, которых греки считали варварами,
обращали в рабство, если побежденные не обращались в рабство, к ним могло быть приме-
нено насильственное переселение. Так поступили Афины с гражданами Питидеи в 429 г. до
н. э., а спустя 3 года Спарта так рассчиталась смессинцами.
В некоторых случаях для разрешения спора греки прибегали к ограничению контин-
гента воюющих путем выделения с каждой стороны по равному числу воинов, сражение
между ними решало исход войны. В отдельных случаях спор разрешался путем единобор-
ства.
В ходе войны могло произойти полное покорение врага, завоевание и, как следствие,
присоединение побежденного государства, лишавшегося при этом независимости. Но в
большинстве своем в войнах между греками дело до этого не доходило, а заключались мир-
ные договоры.
Имущество противников (как государственное, так и личное) могло быть захвачено
и уничтожено. Наиболее часто подвергались уничтожению и вырубке посевы и оливковые
деревья. Это делалось и после заключения мира, до того как территория освобождалась от
занимавших ее войск. Запрещено было лишать имущества граждан союзников, находящихся
на территории врага.
Древние греки различали нейтралитет и невмешательство. Нейтралитет, по их мне-
нию, имеет место только во время войны в области внешних отношений. Нейтралитет
применялся в мирное время во внутренних отношениях. Среди внешних и внутренних
отношений наиболее распространенным был отказ от военной и материальной помощи
враждующим политическим группировкам.
16
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Политическая жизнь в Древней Греции была заполнена междоусобной борьбой, и


вопрос о невмешательстве возникал довольно часто. Значительно реже применялся нейтра-
литет.

17
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

8. Договоры в древнегреческом праве


Частые войны и междоусобицы в Древней Греции привели к тому, что преобладали
договоры, которые касаются вопросов заключения мира, союзные договоры и пр.
Но уже начиная с V–IV вв. до н. э. предмет их значительно расширился: договоры
о мире; союзные (оборонительные – симмахии, наступательные – эпимахии); о взаимной
помощи и ненападении, границах и арбитраже; торговые; о праве вступать в брак с ино-
странцами, принимать участие в общественных играх, приобретать недвижимость, созда-
вать свои поселения; о личной свободе, охране собственности и компетенции судов по спо-
рам между гражданами договаривающихся государств.
Особое место занимают договоры, регулирующие различные стороны положения
и жизни иностранных граждан. И это очень важно, поскольку греки долгое время прирав-
нивали иностранцев к врагам. Но уже начиная с IV в. внутренние права Древней Греции
стали смягчаться, и главную роль в этом сыграли международные договоры.
Полис, являясь объединением только его граждан, долгий период времени не предо-
ставлял иностранцам (и даже грекам) никаких юридических прав. Они могли быть в любое
время выселены из страны. Но данное правило препятствовало различным взаимоотноше-
ниям между государствами. Поэтому уже в ранний период греческой истории начал склады-
ваться институт проксенов.
На первоначальном этапе проксения основывалась на личных отношениях и не
регулировалась юридическими нормами. Она носила моральный и религиозный характер,
но в первое время носила взаимный характер. В древнегреческом государстве правом на
защиту иностранцев обладал отечественный гражданин. Но в дальнейшем, с развитием вза-
имоотношений все более необходимой становилась потребность правового и государствен-
ного регулирования данного института. В связи с этим стали возникать внутригосударствен-
ные юридические нормы, а впоследствии и заключаться международные договоры.
Иностранец за особые заслуги перед государством мог получить частичное граждан-
ство (исполитию). Исполития предоставляла иностранцу право владеть землей и недвижи-
мостью. Полное гражданство иностранцам могло быть предоставлено в исключительных
случаях. Но принимать участие в политической жизни полиса для иностранцев считалось
недопустимым в принципе.
В некоторых случаях проксен выступал посредником между заинтересованными госу-
дарствами. К ним обращались послы, и они обеспечивали их доступ в народное собрание и
к соответствующим должностным лицам.
Гораздо меньшее внимание в международных договорах уделялось вопросам режима
территории. В отношении перехода территории от одного полиса к другому и установле-
ния государственных границ, необходимые положения включались обычно в мирные дого-
воры. Иногда имела место демаркация границ (обозначение линии границ на местности),
осуществляемая посредством пограничных столбов.
В связи с развитием торговли и мореплавания все более важным становился вопрос о
режиме морских пространств. Но он так и не получил четкого юридического оформления.
Существовала точка зрения, в соответствии с которой открытое море признавалось свобод-
ным. Но данный принцип периодически нарушался как отдельными лицами, так и самими
полисами. В связи с этим для свободы судоходства требовалось подтверждение, которое
выражалось путем соответствующих договорных постановлений.
Свобода плавания была установлена в договоре с Филиппом Македонским и подтвер-
ждена в договоре с Александром Великим. Однако считалось, что плавание вдоль берегов,

18
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

а также заход в иностранные порты подведомственны контролю со стороны прибрежного


государства.

19
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

9. Право Древнего Рима


В многовековой практике Римского государства можно выделить 3 основных периода:
1) до конца Пунических войн;
2) от их окончания идо III в. н. э.;
3) период поздней Римской империи (до VI в. н. э.).
Существенные различия в подходе к сущности и задачам международного права и в
особенности к понятию и практическому признанию его субъектов исходили из их полити-
ческой и военной силы. В связи с этим в первый из указанных периодов Рим широко при-
знавал принцип независимости всех государств, во втором – отрицал его, в третьем он был
вынужден вернуться к исходным позициям и признать независимыми варваров, с которыми
Рим долгие столетия не признавал вообще никаких юридических отношений.
Население Древнего Рима составляли две основные группы:
1) патриции (граждане Рима);
2) плебеи.
Патриции делились на 3 племени, каждое из которых состояло из 100 родов. Сово-
купность 10 родов образовывала курию. Курии в свою очередь образовывали общее народ-
ное собрание римской общины.
Общее народное собрание римской общины было наделено правом принимать или
отвергать предложенные законопроекты, назначать высших должностных лиц римского
государства. Представляло собой высшую апелляционную инстанцию при решении вопро-
сов, касающихся смертной казни, объявляло войну.
Непосредственное управление государством, выработка законопроектов и заключение
мира осуществлялись сенатом. Сенат представлял собой совокупность старейшин всех 300
родов. Старейшины являлись потомственной аристократией всей римской общины.
Плебеи стояли вне племенной организации и не могли принимать участие в управ-
лении общиной. Они занимались земледелием, ремеслом, торговлей. Плебеи были сво-
бодными, несли военную службу и платили налог наравне с патрициями. Сосредоточив
в своих руках торговое и промышленное богатство, плебеи считали унизительным зани-
маться каким-либо другим делом, кроме земледелия, политической деятельности и военной
службы.
В дальнейшем было произведено деление граждан по имущественным разрядам, кото-
рых насчитывали пять. Первый разряд составляли патриции и плебеи, имущество которых
оценивалось в 100 000 ассов (асс – мелкая древнеримская монета). Ко второму относили
граждан, имущество которых оценивалось в 75 000 ассов, имущество третьих – в 50 000
ассов. В особый разряд были отнесены т. н. всадники, стоимость их имущества превышала
100 000 ассов.
В IV в. Рим был разбит на 4 территориальных округа – трибы. Каждая триба обладала
определенными политическими правами и самоуправлением. Старые роды и курии посте-
пенно теряют свое значение, оставляя в прошлом первобытно-общинный строй.
Главным органом власти Римской республики был сенат. Количество сенаторов рав-
нялось количеству родов – 300 человек. Сенаторов назначали особо уполномоченные лица,
которые избираются общим народным собранием. В большинстве своем назначение сена-
торов было пожизненным. Необходимое требование заключалось в том, чтобы сенатор про-
исходил из родовой семьи, был богат идо этого занимал какой-либо важный пост.
Впервые римское право кодифицировалось в середине V в. до н. э. и называлось «Зако-
ном XII таблиц».

20
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Закон XII таблиц в течение многих веков был основным источником публичного и част-
ного права. Он четко разделял вещи на 2 категории. К 1-й категории относились земля, рабы,
скот, а ко 2-й – все остальные вещи.
Закон XII таблиц узаконивает долговое рабство, которое отличалось крайней сурово-
стью. Составлялся своеобразный договор найма, где средством обеспечения является сам
должник, его «мясо и кровь». Долг в Риме назывался нексумом (кабалой). Но в 326 г. до н. э.
правящая верхушка Рима отменила долговое рабство. И с этого времени должник отвечал
только своим имуществом.

21
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

10. Посольское право в Древнем Риме


Римляне считали, что ведение внешних отношений должны осуществлять лица и госу-
дарственные органы, обладающие высшей властью. Первоначально это были цари, затем
сенат и общее народное собрание, а позже – диктаторы. В итоге это право было передано
императорам.
В республиканском Риме послов принимал сенат, проводил с ними все предваритель-
ные переговоры, рассматривал вопросы по объявлению войны и заключению мира. Но
последнее слово оставалось за народным собранием.
Процедура приема послов и ведения переговоров была разработана уже в III в. до н. э.
Послы, прибывавшие в Рим, первоначально размещались за городскими стенами в ожида-
нии решения сената. Но постепенно данное положение перестало применяться к послам и
главам государств, с которыми римляне находились в дружественных отношениях.
Гораздо позже, став мировой державой, Рим постоянно принимал посольства зави-
симых государств, послы которых состояли на полном довольствии Рима. Они получали
подарки и пользовались церемониальными почестями. В назначенный день послы в сопро-
вождении должностного лица, специально выделенного для этих целей, являлись в сенат,
где и излагали цель своего пребывания, свои просьбы и предложения. После этого послы
должны были удалиться. Сенат обсуждал поставленные послом вопросы в их отсутствие.
Если посол объявлял о начале войны или предлагал заключить мир, то вопрос после его
обсуждения в сенате выносился на утверждение Народного собрания, решение которого
было окончательным. Послов могли отправить обратно, не дав им никакого ответа.
Кроме легат, а также ораторов, которые только передавали послания, послы направля-
лись Римом в составе коллегии из 2–3 или 5 человек. При заключении мирных договоров
состав коллегии включал 10 человек. Это делалось в силу того, что римляне предполагали,
будто такой состав посольства не только обеспечит качественное выполнение возложенной
на него миссии, но и станет служить препятствием к возможному сговору посла с иностран-
ным государством. После выполнения своей миссии каждый посол в отдельности представ-
лял свой отчет.
В период расцвета республики и в начале Римской империи послами назначались
сенаторы, а также члены комиссии фециалов. Предоставляемое денежное содержание было
небольшим, а часто и вообще не выдавалось. Поэтому основные расходы послы несли за
свой счет. В связи с этим наблюдались неоднократные попытки уклониться от выполнения
дипломатической миссии. Местные власти были обязаны обеспечивать послов необходи-
мыми транспортными средствами.
Во времена Римской империи существовал принцип дипломатической неприкосно-
венности Образцом считалось поведение Сципиона Африканского, который не нарушил
иммунитет карфагенских послов в ответ на их враждебные действия по отношению к послам
Рима. Римляне считали, что послы находятся под защитой богов. Конечно, были случаи,
когда это правило нарушалось.
Во избежание насилия над послами римляне издали декрет, который запрещал привле-
кать их к суду за долги, сделанные до прибытия в Рим. Им запрещалось занимать в Риме
деньги во время исполнения должности.
Для выполнения возложенной на посла миссии он снабжался верительной грамотой и
получал инструкции. В данных документах указывался предмет переговоров и пределы их
компетенции.

22
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Поскольку заключаемые договоры подлежали pатификации, а pимляне всегда доро-


жили своей репутацией, то перед сенатом и народным собранием периодически возникал
вопрос, как отказать в ратификации уже заключенного соглашения.

23
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

11. Договорное право в Древнем Риме


Римляне в первые столетия своего государства заключали в большинстве своем дого-
воры о мире и союзе. Римская империя не знала никаких соглашений по отдельным вопро-
сам (особенно торговым), а также о положении иностранцев. Но уже к концу республики
предметы договоров стали весьма многочисленными. В качестве примера можно привести
первый договор Рима с Карфагеном, датируемый 501 г. до н. э. Согласно данному договору
для соблюдения дружественных отношений между римлянами с союзниками и карфагеня-
нами с союзниками необходимо соблюдать некоторые условия, одним из которых является
запрещение римлянам и союзникам римлян плыть дальше Прекрасного мыса, если они не
будут к этому вынуждены бурей или неприятелем. Если кто-либо будет занесен против жела-
ния, то ему будет запрещено покупать что-либо и брать больше того, сколько будет необ-
ходимо для ремонта судна или для жертвы. В течение 5 дней данное лицо должно было
удалиться. Торговцы не могли совершать никаких сделок без посредничества глашатая или
писца. Государство выступает поручителем перед продавцом за все то, что в присутствии
этих свидетелей не было продано в Ливии или в Сардинии. Римляне, явившиеся в подвласт-
ную карфагенянам Сицилию, пользовались равными с карфагенянами правами. Карфагеня-
нам запрещено обижать всякий латинский народ, подчиненный римлянам. Карфагенянам
нельзя сооружать укрепления в Лациуме.
Более значимые положения были закреплены в договоре Рима с Ганнибалом. В
соответствии с данным договором карфагенянам предоставляется право владеть городами
Ливии, какими они владели до объявления войны римлянам, владеть данной землей вме-
сте со стадами, рабами и прочим достоянием. Также после заключения договора карфаге-
няне будут жить по собственным законам и обычаям, не содержа у себя римского гарнизона.
Также заключенный договор возложил на карфагенян обязанность возместить римлянам все
потери, которые они понесли во время перемирия, возвратить пленных и перебежчиков за
все время войны, выдать римлянам все военные суда, а также всех слонов. Карфагеняне были
не вправе объявить войну без разрешения римлян ни одному из народов за пределами Ливии,
ни в самой Ливии. Заключенный договор обязал карфагенян уплачивать 10 000 талантов
деньгами на протяжении 50 лет, внося ежегодно по 200 эвбейских талантов. Для обеспече-
ния договора карфагеняне обязаны дать 100 заложников, какие укажет римский военачаль-
ник. Возраст заложников должен быть не моложе 14 не старше 30 лет.
Все договоры в Риме делились на равные (foeda aequa) и неравные (foeda nonaequa).
Равные договоры заключались с независимыми государствами и не ограничивали
суверенитета. Неравные его ограничивали.
Чаще всего римляне заключали договоры о мире и дружбе, а также о союзе. Дого-
воры о союзе предусматривали не только мирные отношения, но и взаимную помощь. Но
несмотря ни на что, наибольшее число договоров оказывались заключенными после войны.
Позже договор в Древнем Риме представлял собой соглашение двух или более лиц
об установлении того или иного обязательства. Договоры первоначально именовались кон-
трактами и заключались в строго установленной форме. В дальнейшем стали заключаться
т. н. формальные договоры, которые именовались пактами. Они, в отличие от контрактов,
заключались без соблюдения особых процедур, а потому не пользовались исковой защитой.
Наиболее древним видом договора был вербальный контракт (т. е. устный). Данный
договор устанавливал обязательство словами, т. е. договор вступал в силу после произнесе-
ния соответствующих формул и фраз.

24
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

12. Военное право Древнего Рима


Право войны у древних римлян по сравнению с греками было более разработанным,
имело философское и политическое обоснованние. Сточки зрения римского правосознания
римский народ не мог вести несправедливые войны, римляне считали, что все войны, кото-
рые они ведут, справедливы: «все полезное для Рима угодно богам». Поэтому война явля-
лась законной только при соблюдении определенных ритуальных действий о ее объявлении.
Процедура объявления войны. Сначала к границам государства противника направ-
лялись несколько членов жреческой коллегии фециалов во главе со старшим из них. Обраща-
ясь к противнику, они требовали удовлетворения требований, опираясь на авторитет богов,
излагали конкретные претензии и возвращались в Рим. Если ответа не поступало, то через
33 дня вторично отправлялись на границу и произносили священную формулу: «Внемли,
Юпитер, и ты, Янус, и Вы, Боги небесные, и Вы, земные, и Вы, подземные, – внемлите!
Вас я беру в свидетели тому, что этот народ нарушил право и не желает его восстановить.
Об этом мы, первые и старейшие в нашем отечестве, будем держать совет, каким образом
осуществить свое право».
После указанной процедуры дело отправлялось в сенат, где путем открытого голосова-
ния решался вопрос об объявлении войны. Принятое сенатом решение выносилось на утвер-
ждение народного собрания. Если решение было положительным, фециалы приносили свя-
щенные жертвы и в третий раз отправлялись на границу. Там старший из них объявлял войну.
Символом объявления войны было бросание в сторону врага окровавленного копья. Со вре-
мен войны с Пирром данная процедура осуществлялась не на границе, а у храма Белони, рас-
полагавшегося за римскими городскими стенами. Там стояла специальная колонна войны.
С начала войны и до ее окончания ворота храма Марса оставались открытыми. На время
мира они закрывались.
Римляне рассматривали войну как волю только их богов и долгое время не призна-
вали в отношении нее никаких ограничений. Боги врага не были для них богами. В связи
с этим вражеские храмы и другие святыни они могли разрушать. В некоторых случаях рим-
ляне пытались привлечь чужих богов на свою сторону, приносили им жертвы и обращались
к ним с молитвой. Со временем иностранные боги стали включаться в римский пантеон.
Города, взятые штурмом или сдавшиеся, а также их жители и имущество при-
знавались добычей победителя без всяких ограничений. Римляне считали обычным, пра-
вомерным и даже угодным богам убивать не только взятых с оружием в плен, но и мирных
жителей, включая женщин и детей. Оставшиеся в живых продавались в рабство. Так, в 262 г.
до н. э., в период 1-й Пунической войны, римляне продали в рабство 25 000 человек, в 167 г.
после взятия городов Эпира – 150 000 человек, в 146 г. были проданы в рабство все жители
Карфагена. Но постепенно превращаясь в мировую державу, Рим не мог содержать такую
массу рабов. Поэтому часть покоренного населения оставалась на свободе.
Если война не оканчивалась покорением народа, то ее результатом являлся мирный
договор. Одной из главных форм такого договора стало покровительство (deditio). Обычно
оно осуществлялось посредством сдачи всего оружия, вождей противника и выдачи залож-
ников. При нем не наступала военная оккупация (occupatio bellica), но побежденный отдавал
на полное усмотрение Рима свою территорию, своих граждан и своих богов, оставаясь при
этом субъектом международного права.
От мирных договоров римляне отличали договоры о перемирии (sponsio), которые
заключались на определенный срок. Данный договор предварительно подписывался коман-
дующим армии, а затем подлежал ратификации, но до нее он условно вступает в силу.

25
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

13. Право иностранцев в Древнем Риме


С конца IV – начала III в. до н. э. число иностранцев в Риме значительно увеличи-
лось. Это была проблема общегосударственного характера. Положение иностранцев не было
однородным, каждая их категория обладала различной совокупностью прав и обязанностей.
Первую категорию составляли жители городов Лациума. Они не добились после
войны 340–338 гг. до н. э. прав полного римского гражданства, хотя и получили некоторые
льготы, которые в совокупности составляли т. н. jus latini. Полностью приравнены к рим-
ским гражданам они были только в 90 г. до н. э.
Затем следовали граждане союзных государств. Но большинство иностранцев рассмат-
ривались как враги или как подобные врагам. Они не имели ни личных, ни имущественных
прав и должны были находится под покровительством хозяина-римлянина.
Иностранцев в Древнем Риме называли перегринами. На первоначальном этапе они
занимали положение, в котором находились вообще иностранцы в ранних обществах: они
считались врагами и могли появляться в чужих владениях лишь в качестве гостей под покро-
вительством приютившего их хозяина, члена данного общества, по праву гостеприимства.
Благодаря торговым связям Рима это положение вскоре изменилось. Латины и дру-
гие иностранцы начинают пользоваться публичным гостеприимством и получают некото-
рые права.
Для того чтобы защитить интересы иностранцев, в Риме был образован специальный
институт и создана специальная должность – praetor peregrini, он устанавливал принципы и
нормы, относящиеся к положению иностранцев.
Первоначально ограниченные права иностранцев постепенно начали расширяться за
счет брачного и торгового права. В итоге возникло право защиты в специально созданных
для иностранцев судах (recuperatio). За ними признавалось право жить по своим обычаям,
осуществлять между собой сделки и заключать браки, приобретать фактическое обладание
вещами и пр.
Правовая охрана перегринов была неодинаковой по сравнению с римскими гражда-
нами, римское право и его некоторые институты были для них недоступны. Они охранялись
в особом порядке, в результате чего образовалось право jus gentium. Таким образом, пере-
грины приобретали некоторые права.
Постепенно количество иностранцев в Риме возрастало, особенно много их стало
после 2-й Пунической войны. Появляются иностранцы, состоящие в столь оживленных тор-
говых и гражданско-правовых отношениях с римлянами и между собой, что для разбора спо-
ров между ними учрежден был второй претор. Вего юрисдикции вырабатываются и новая
система судопроизводства, и новая система права, которая оттеснила нормы старого права.
В принципе, юридическое различие в положении перегринов и римских граждан суще-
ствовало до дарования Каракаллой прав гражданства всем свободным жителям империи. Со
времен Каракаллы образовались 2 рода перегринов: подданные Римской империи, равные
в правах с гражданами, и подданные других государств, получавшие права по договорам с
этими государствами.
Со времен Юстиниана ухудшилось лишь положение перегринов-дедитициев, которые
лишены были прав свободных людей и сделались полусвободными. Поскольку за пределами
Римской империи существовали лишь нецивилизованные народы, то во взгляде римлян на
иностранцев происходит перемена – они стали их называть варварами.
В конечном итоге император Каракалла в 212 г. уравнял права всех подданных импе-
рии, хотя фактически между ними сохранились существенные различия. С этого времени
правоспособность римских граждан и перегринов стала одинаковой. Затем они получили
26
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

законодательное закрепление в Кодексе Юстиниана а теоретическое – в трудах римских


юристов.

27
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

14. Право народов в Древнем Риме


Право народов (юс гентиум) стало третьим элементом старого римского права,
которое сложилось из «Законов XII таблиц», постановлений Народного собрания, Сената,
респонса римских юристов. Старое римское право носило название цивильного права.
Остальная часть римского права делилась традиционно на две части:
1) публичное;
2) частное.
Публичному праву принадлежат те нормы, которые относятся к положению рим-
ского государства как целого, а частное право имеет дело с тем, что касается пользы отдель-
ных лиц. Так, к частному праву были отнесены отношения по поводу права собственности и
владения, семейные и наследственные права, обязательственные и другие права. В каждой
норме права присутствует публичный интерес, поскольку оно исходит от государства и им
же сохраняется. Однако даже в силу этого нельзя не признать принятого в Риме деления
права.
Право народов было свободно от римских традиций и охватывало те правила, которые
были установлены для людей «мировым разумом». Рассматриваемое право характеризуется
большей гибкостью, нежели цивильное право. Это право заимствовало правовые нормы из
права и торговых обычаев других стран Античного мира, стран, находящихся в торговых
отношениях с Римом, либо тех стран, которые попали под его господство. Из этого следует,
что право народов использовалось римлянами в отношениях с соседними и покоренными
государствами.
Творец права народов находился в постоянном общении с претором цивильным в тех
случаях, когда одна из сторон в том или ином судебном споре принадлежала перегринам.
Именно правом народов были введены война, рабство, основание царств, международ-
ная торговля и другие положения.
Данным правом народов регулировались отношения между римскими гражданами и
перегринами, в т. ч. между самими перегринами, находящимися на территории Римского
государства.
Право народов отличается простотой (отсутствием формальностеи) и гибкостью.
Право народов и римское частное право длительное время дополняли друг друга. Пре-
имущество принадлежало именно праву народов. Оно оказывало влияние на квиритское
право, в силу чего квиритское право стало утрачивать свои специфические черты.
Право народов, созданное преторами перегринов являлось внутригосударственным
правом, а не международным, т. е. исключительно римским правом в его наиболее совер-
шенной и развитой части.
С формированием права народов экономические отношения получили надежную
защиту (как только формирующиеся, так и уже развитые). По этой причине произошло сбли-
жение цивильного права и преторского. Особенно велико было влияние права народов на
оборот недвижимого имущества и договорного права в Риме. Теоретическая разработка пре-
торского права находилась под влиянием греческой философии, которая оказывала влияние
на представителей римской юридической науки и практики.
Римскими юристами к праву народов было отнесено установление рабства и отпуще-
ние рабов на волю. Эти институты не были институтами римского права. Сюда же были
отнесены такие гражданские правоотношения, как разделение имущества, учреждение тор-
говли, возникновение отношений по поводу купли-продажи, найма, какого-либо обязатель-
ства. Исключениями являлись те отношения, которые были введены непосредственно рим-
ским правом.
28
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Все народы пользовались частично своим собственным правом, а частично правом,


предусмотренным для всего народа (общим правом). В таких случаях зачастую возникали
всевозможные противоречия между применяемыми правами. Так, письменная форма обяза-
тельств была принята первоначально у перегринов, и только через определенный отрезок
времени она была заимствована римскими гражданами.

29
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

15. Наследственное право Древнего Рима


Римское право определяло наследование как передачу имущества умершего к одному
или нескольким лицам (наследникам). В римском праве также существовало и сингулярное
правопреемство – предоставление наследнику не всех, а лишь некоторых прав наследода-
теля.
Римское право выделяло 2 вида наследования: наследование по закону и наследование
по завещанию.
Само название «наследование по закону» означает, что наследование происходит в
порядке, определенном законом. Первым таким законом был «Закон XII таблиц», а затем
Уложение Юстиниана.
Общим и основным признаком, определяющим право на наследство, было наличие
родственных связей между наследником и наследодателем. Но имел значение вид родства.
Выделяли 3 очереди наследников. Первую группу составляли дети наследодателя, а
также внуки умерших детей. Если у умершего не было своих наследников, то к наследова-
нию призывались агнаты – лица, которые связаны законным родством по мужской линии:
домовладыка возглавляет семью, и все ее представители юридически являются родствен-
никами (например родной брат умершего). Когда имелось несколько агнатов, то преимуще-
ство имел тот, кто имел ближайшую родственную связь с наследодателем. Третью очередь
наследников составляли когнаты (кровные родственники умершего).
Если отсутствовал наследник какой-либо очереди, то право на наследство передава-
лось представителю следующей очереди.
Со временем цивильная система наследования, основанная на агнатском родстве, заме-
няется преторской системой наследования.
Преторское право устанавливает уже не 3, а 4 очереди наследников:
1) дети наследодателя;
2) все агнаты наследодателя;
3) когнаты до шестой степени;
4) супруг (супруга) умершего.
Последующее принятое Юстинианом Уложение выделило следующие 5 очередей
законных наследников:
1) все нисходящие наследники умершего, причем усыновленные дети наследодателя
наследовали имущество наравне сродными детьми;
2) восходящие родственники умершего наследодателя, включая его родных братьев,
сестер и племянников;
3) неполнокровные братья и сестры умершего наследодателя;
4) остальные родственники умершего независимо от степени родства;
5) супруг или супруга умершего наследодателя.
Если наследники как по закону, так и по завещанию отсутствовали либо они отказались
от наследства, то наследство становилось выморочным. Сначала данное имущество призна-
валось бесхозным и могло стать собственностью любого, кто пожелает, но начиная с эпохи
принципата оно передавалось государству.
Наследство делилось между представителями очереди поровну.
Римское право определяло такие институты наследования, как наследование по праву
представления (возникновение права у внуков получить долю наследства, которая бы доста-
лась их родителям, если бы они не умерли раньше наследодателя) и наследственная транс-
миссия (ситуация, когда наследник пережил наследодателя).

30
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

В римском праве завещание наследодателя рассматривалось как распоряжение лица


своим имуществом при наличии одного условия – завещание должно содержать назначе-
ние наследника. Причем назначение наследника должно находиться в начале завещания (без
него завещание не имело юридической силы).
Завещание представляло собой одностороннюю сделку, которая выражала волю заве-
щателя. Это обстоятельство позволяло завещателю в любой момент отменить или изменить
завещание.
Институт римского права знал такое понятие, как обязательная доля в наследстве, кото-
рая представляла собой часть наследственного имущества, принадлежавшая определенной
категории наследников независимо от желания наследодателя.

31
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

16. Право Древней Индии


Первые государственные образования в Индии относятся к концу II – началу I тыся-
челетия до н. э. Они находились в долине реки Ганг. Какие отношения были между данными
государственными образования, известно мало, но религиозно-философские и морально-
политические памятники того времени («Артхашастра» или «Махабхарата») дают возмож-
ность составить довольно достоверное представление о существовавших в то далекое время
международно-правовых нормах.
К середине VI в. до н. э. в Индии согласно ранним буддийским сочинениям было
16 великих стран (махаджапанад). Согласно другим источникам их было свыше 30. Между
ними были частые и развитые международные отношения, которые нуждались в правовом
оформлении, в связи с чем действовавшие к середине I тысячелетия до н. э. нормы между-
народного права были разнообразны.
Как и в других древних цивилизациях, в Индии не существовало равенства субъектов
международного права. Здесь они подразделялияь на 3 основные категории: равные, подчи-
ненные и высшие. Но во всех случаях под субъектами понимались не сами государства, а их
монархи. Зависимые государства Индии являлись полусуверенными, они подразделялись на
вассальные, протежируемые, государства-клиенты.
Уже в Древней Индии существовал институт признания. Государство, получившее
признание, считалось независимым во внутренних и внешних отношениях. Но это не озна-
чало, что независимость государству была гарантирована, т. к. отсутствовал принцип равен-
ства и допускался достаточно широкий спектр вмешательства.
Общественный строй Древней Индии был своеобразным. Данное своеобразие связано
с существованием особых сословий – варн, которых насчитывалось четыре. Первой варной
считалась варна жрецов – брахманов. Они пользовались особыми привилегиями. Ко второй
варне принадлежала вся военная знать. Их называли кшатриями. Обе эти варны составляли
господствующий класс Древней Индии.
Брахманы — высшие люди. Основными занятиями брахманов было изучение священ-
ных книг, участие в суде и управлении, издание законов и предписаний. Кшатрии являли
собой светскую аристократию. Из ее среды выходили цари, военачальники и сановники.
Остальные варны были непривилегированными. Третью варну составляли вайшьи
(крестьяне, ремесленники и пр.), а четвертую – шудры. К шудрам относились оставившие
общину крестьяне, чужаки, отпущенные на волю рабы.
Принадлежность к варне определялась с рождения, переход из одной варны в другую
был запрещен.
Уже в Древней Индии существовал институт признания. Государство, получившее
признание, являлось независимым во внутренних и внешних отношениях. Однако это не
являлось реальной гарантией независимости, поскольку при отсутствии принципа равенства
признавался правомерным довольно широкий спектр вмешательства. Оно применялось не
только как средство самообороны, но и для предупреждения возможного нападения другой
стороны, а также для защиты покровительствуемого государства, сохранения политического
равновесия и в других случаях.
В начале нашей эры в Индии начали складываться феодальные отношения, и в этот
период варны преобразовываются в касты. Первоначально возникнув внутри непривиле-
гированных варн, постепенно они превратились в замкнутые общественные группы. Их
объединяла принадлежность к одной профессии, которая переходила по наследству. Проис-
ходило принудительное прикрепление людей к их профессиям и роду занятий (касты ремес-

32
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

ленников, купцов и пр.). Менее привилегированными считались касты пастухов, гончаров,


ткачей и пр.
Также существовали и презираемые профессии (могильщик и пр.), которые составляли
неприкасаемые.

33
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

17. Договорное право Древней Индии


Наибольшее количество судебного разбирательства Древней Индии касалось норм
договорного права. Древняя Индия знала несколько видов договоров, наиболее распростра-
ненными среди них были договоры займа, найма, купли-продажи и хранения.
Гарантией исполнения залога было поручительство. Древнеиндийское законодатель-
ство содержало перечень условий заключения залога: он должен заключаться письменно, с
указанием точного времени, места совершения сделки, местожительства, рода, касты сторон
и поручителей.
Сделки признавались недействительными, если они заключались тайно, без свидете-
лей, путем обмана или насилия, пьяным или безумным человеком, находившимся в состоя-
нии гнева, горя, а также стариком, ребенком, уродом, если они заключены в противоречие
обычаю или закону. Дееспособность женщин, а также несамостоятельных членов больших
неразделенных семей была ограничена.
Неправомерные сделки признавались недействительными и наказывались штрафом.
Если совершенные сделки были связаны с царским поручением или с охраной государствен-
ной тайны, а равно заключены с лицами, ведущими бродячий образ жизни, то никакие стро-
гие формальности не соблюдались.
В древнеиндийском праве был детально разработан договор займа, который, как пра-
вило, скреплялся распиской. Кредитору предоставлялись неограниченные возможности для
получения задолженности (с помощью хитрости, принуждения, путем осады дома, захвата
животных или сыновей должника и т. д.), причем законодательство прямо предписывает
царю налагать штраф на должника, жалующегося на подобного кредитора.
Размер долговых процентов был различен в зависимости от того, в каком количестве
и что было взято взаймы и к какой варне принадлежал должник. Для шудры он был больше
чем для брахмана. Жена не привлекалась к выплате долгов мужа, если она не принимала
их на себя добровольно, а муж мог привлекаться к выплате долгов жены, если уехал, не
обеспечив ее средствами к существованию.
Законодательство Древней Индии также признавало договоры хранения, товарище-
ства, поручительства и купли-продажи. Хранитель вклада освобождался от ответственно-
сти, если вклад был потерян в результате стихийного бедствия, кражи, а также в случае вме-
шательства царя, Бога.
Характерной чертой договора купли-продажи было то, что в зависимости от касто-
вой принадлежности на стороны накладывался ряд ограничений на возможность заниматься
торговлей. Особенно это касалось представителей высших варн. Самопродажа и продажа
родственников в рабство влекли за собой изгнание из касты.
Объектами договора купли-продажи являлись движимые вещи соответствующего
качества, веса и объема. Продавцом мог выступать только собственник вещи. Поскольку
товарно-денежные отношения было слаборазвитыми, то договор купли-продажи был
несколько нестабильным и мог быть расторгнут в любое время. Договор купли-продажи
можно было расторгнуть в тот же день, а на второй день уже с уплатой неустойки.
В соответствии с древнеиндийским законодательством на хранение могли отдаваться
разнообразные движимые вещи. Договор поклажи был безвозмездным. Если поклажепри-
ниматель отказывался возвращать вещь, то он допрашивался судьей, причем на поклажепри-
нимателя не возлагалась ответственность за сохранность вещи при форсмажорных обстоя-
тельствах.
Существовали обязательства из причинения вреда. Они возникали из причинения
вреда чужому имуществу (пастух обязан был возместить потерю животного, если не сможет
34
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

доказать, что пытался предотвратить потерю) и из причинения вреда другому лицу (за вред,
причиненный лицу при движении повозки, отвечал не только кучер, но и хозяин).

35
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

18. Военное право Древней Индии


В Индии во второй половине I тысячелетия до н. э. и в первые века нашей эры нормы
войны получили широкое распространение. Законы Ману закрепляли положение о том, что
война является последним средством разрешения споров, когда все мирные возможности
исчерпаны. Индусы выделяли репрессалии и войны.
Началу войны должен предшествовать ультиматум. Только после предъявления уль-
тиматума должно следовать официальное объявление войны. Объявление войны влекло за
собой прекращение всех дипломатических отношений, но не исключало обмена специаль-
ными миссиями. Заключенные до войны договоры теряли свою юридическую силу и при-
останавливали свое действие. Торговля с жителями воюющих сторон, а также другие формы
сношений рассматривались как враждебный акт. Противников, лишенных правовой защиты,
можно было брать в плен и убивать. Их имущество могло быть подвергнуто конфискации,
а дома разрушены.
В области ведения военных действий и применения оружия были многочисленные
ограничения. Считалось недопустимым убивать стариков, детей и женщин, а также парла-
ментариев и сдавшихся в плен. Также не должны были убиваться раненые.
Во время ведения военных действий храмы и другие культовые сооружения не подле-
жали захвату и разрушению. Непpикосновенностью также пользовались хранители храмов
и культовых сооружений, равно как и хранители мостов, колодцев и т. п.
Согласно правилам Махабхараты нельзя убивать пленных, а раненые должны быть
отпущены на свободу.
Захват имущества противника во время военных действий считался правомерным:
часть отдавалась царю, а другая – тому, кто ею непосредственно овладел.
Шпионаж считался законным. Но парламентеры не могли им заниматься, иначе они
лишались неприкосновенности.
Индия подробно разработала нормы ведения войны на море. Принадлежащие враже-
скому государству торговые корабли могли быть захвачены и уничтожены. Корабли, которые
держат путь во вражескую страну или даже в нейтральное государство, но которые имеют
на борту вражеский груз, подвергались уничтожению. Уничтожению подвергался также и
вражеский груз, находящийся на нейтральном судне. Исключением были нейтральный груз,
находящийся на борту нейтрального судна, адресованный противнику.
Индусы применяли институт морской блокады. Она осуществлялась в отношении вра-
жеских портов и побережья в целом. Нарушение блокады, а также контрабанда строго кара-
лись (в Древние века уничтожением судна и груза, а позже – их конфискацией). Виновных
привлекали к уголовной ответственности по законам захватившего их государства.
Война заканчивалась или полной капитуляцией, или заключением мирного договора.
С вступлением в силу мирного договора возобновляли свое действие и ранее заключенные
договоры.
Государства, которые не принимали участия в войне, пользовались правами нейтраль-
ных держав. Для нейтралитета не требовалось никакой специальной декларации. Формы его
были весьма разнообразны и гибки. В Индии выделялось несколько форм нейтралитета, но
основными были следующие: нерешительное государство; государство, не принимающее
участие в военных действиях, но оказывающее давление на враждебные стороны; государ-
ство, оказывающее помощь слабому; государство, поддерживающее одну из сторон в виде
оказания помощи в переговорах.
В Индии достаточно широко применялось посредничество и обращение к третейскому
разбирательству. С этим связано широкое распространение буддизма и его морально-фило-
36
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

софских основоположений. В их число входили требования не нападать на соседние госу-


дарства, объединять усилия входе решения мирных проблем и вести войны только в случае
самообороны.

37
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

19. Право Древнего Китая


В XIV–XIII вв. до н. э. в Китае уже существовало государство Инь. О государственном
строе и праве Инь мало что известно. Археологические данные свидетельствуют о том, что
в государстве Инь широко применялись все виды земледельческой техники той эпохи:
соха, плуг, борона, мотыга и т. д., в связи с чем земледелие стало основной отраслью дея-
тельности. Также велась торговля, присутствовали и денежные отношения.
На рубеже II и I тысячелетий до н. э., когда на месте Инь образовалась империя Чжоу
(1122 (1050)-256 гг. до н. э.), которая проводила активную внешнюю политику, обычаи. Со
временем, в VII–VI вв. до н. э., число их становится велико, и к середине I тысячелетия скла-
дываются не просто внешнеполитические, а именно международно-правовые отношения.
В VII–VI вв. до н. э. в Китае существовало 7 крупных государственных образований
и большое количество мелких и мельчайших. Некоторые историки насчитывают их до 200.
В связи с большим количеством государственных образований часто вспыхивали междо-
усобные войны, что образовало политику, получившую название цаньши. Дословный пере-
вод данного термина неизвестен, но приблизительно его можно перевести как «постепенное
поедание земель соседей, подобно тому как шелковичный червь поедает листья».
В IV в. до н. э. по инициативе сановника Шан Яна в Древнем Китае была прове-
дена реформа. В ходе проведенной реформы были узаконены свободная продажа и покупка
земель; мужчинам, живущим в одном доме и ведущим общее хозяйство, необходимо было
разделиться и вести каждому свое хозяйство.
Этой же реформой ликвидированы прежние территориальные деления и постепенно
вводились новые территориальные деления – уезды. Для дальнейшего осуществления пра-
вительственного контроля за населением была сохранена круговая порука. Каждые 5 кре-
стьянских семей представляли собой первоначальную ячейку – пятидворку. Во главе пяти-
дворки стоял староста, который отвечал перед государством за каждого из своих людей.
Шан Ян принцип «пятерок» перенес на армию, и солдаты также были связаны круго-
вой порукой (за провинность одного отвечали пятеро).
В истории Древнего Китая существовали крестьянские революционные войны, круп-
ные по своим масштабам. Так, восстание в 209 г. до н. э. привело к свержению дина-
стии Циньской и проведению реформ, ставших наиболее важными в истории Древнего
Китая. Входе проведенной реформы было облегчено положение крестьян, освобождены
рабы, отменено рабство, общинам возвращено право выбора своего старосты.
Но впоследствии на крестьян было возложено прежнее бремя с помощью подушного,
поземельного и других налогов (как прямых, так и косвенных). Это вызвало новые народные
выступления для принуждения правительства к проведению новых реформ.
Самой главной стала реформа императора Ван Мана (I в. н. э.). В ходе данной
реформы продажа земель была запрещена, земли были объявлены государственной соб-
ственностью. Можно было владеть только определенным количеством земли – 100-му, вла-
деть большим количеством земли не мог никто. Если у кого-то не было земли, то ее можно
было получить по закону. Но спустя 3 года свободная продажа земель была восстановлена.
В последние века до нашей эры и в первые века нашей эры китайское общество разви-
валось по пути превращения в феодальное общество: рабы работали на земле, а крестьяне
переходили в разряд арендаторов и зависимых работников.
В 18 г. н. э. разразилось крестьянское восстание (восстание «Красных бровей»), кото-
рое вынудило правительство к освобождению части работ и изданию закона о запрещении
убивать рабов без суда.

38
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

20. Военное право Древнего Китая


Военная мысль Древнего Китая берет свое начало с периода конфликтов между селе-
ниями неолита, которые происходили почти 5000 лет назад. Тактическое ведение боевых
действий вызвало необходимость совершенствования оружия.
Так, ко II в. до н. э. Китай прошел через тысячелетия постоянных военных конфликтов
и был объединен в обширную и мощную империю. Появилось много полководцев, и про-
изошло большое количество важнейших сражений.
На протяжении многих тысячелетий китайская военная мысль, формируя стратегию
и совершенствуя правила ведения боя, отражала эволюцию оружия. Следом за ростом чис-
ленности войск, модернизацией оружия (появилось колющее и стрелковое оружие) совер-
шенствовалась и тактика ведения войны.
Во времена правления династии Шан большинство военных столкновений происхо-
дили в результате набега и стычек между поселениями. С подъемом и утверждением Шан
централизуется власть и создается постоянная гвардия численностью около 1000 человек.
При необходимости численность гвардии может быть увеличена.
Проводимые династией Шан войны имели своей целью установление или укрепле-
ние сюзеренитета, а также массовый захват пленных и сокровищ. Завоеванная и награблен-
ная добыча увеличивала богатство правящего дома. Некоторых пленников делали рабами и
использовали, но большинство из их приносилось в жертву, что было частью шанских рели-
гиозных обрядов.
В течение всего правления династии Шан каждым воином было получено оружие из
бронзы. Наиболее распространенным оружием была алебарда, затем копье и лук. В ближ-
нем бою предпочтение отдавалось кинжалам и топорикам, а кожаные доспехи и щиты слу-
жили защитой от колющего и метательного оружия. Бронзовые шлемы отражали стрелы и
скользящие удары.
Победив в решающей битве династию Шан, к власти пришла династия Чжоу. Допол-
нительно к постоянно действующим 6 армиям правители Чжо-усцы организовали 8 армий
из побежденных шанцев.
Независимо от периода времени и династии правления вопросы войны в Древнем
Китае занимали одно из первых мест. Китайцы считали, что убийство покоренного человека
ведет к несчастью, поэтому к нему не следует прибегать. В ходе ведения войны запрещалось
уничтожать святыни, охотничьих птиц, разрушать и сжигать дома, уничтожать инструменты
и другие орудия ремесла, деревья, продовольствие, посевы. В битве Сыма Циня под Чонг-
пингом (250 г. до н. э.) царский ван победил чжоусцев и они сдались, после чего Сыма Цинь
нарушил данное обещание даровать жизнь, истребив всех пленных, а их насчитывалось 400
000 человек. Но в большинстве своем пленных продавали или обращали в рабство, а часть
первоначально приносили в жертву богам.
В Древнем Китае Срединная империя представляла собой суверенное и независимое
государство. Другие страны либо зависели от нее, либо считалось, что со временем должны
будут зависеть. Ни окружавшие империю государства, ни китайские не признавались рав-
ными партнерами. Поэтому широкое распространение получили вассалитет и институт при-
знания.
Китайцы считали, что только первые 7 государств не нуждаются в признании, осталь-
ные должны были получить его из уст императора. Только в III–II вв. до н. э. с ослаблением
Поднебесной империи наряду с этой конфуцианской доктриной стала складываться мысль о
существования политически и юридически независимых от нее государств. Признание было

39
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

необходимо в случае государственного переворота или смены династии. Различали 2 вида


признания: de facto и de jure.
В том случае, когда ведение войны является невыгодным или рискованным, китайские
монархи пользовались политикой цзими – сдерживанием посредством подарков.

40
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

21. Договорное право Древнего Китая


Применяемая в Древнем Китае политика цзими неоднократно использовалась в отно-
шениях между китайцами и сюнну (хуннами). Такая практика могла принимать форму
договоров, в которых дань юридически квалифицировалась как добровольное подношение.
Подарки часто скреплялись выдачей в гарем хуннских вождей дочерей китайских ванов.
В международно-правовых и моральных нормах Китая содержался значительный
религиозный элемент, включая и ритуальный. Например князья, прибывавшие ко двору
чжоуского вана с данью, должны были очиститься тестом и пройти через специальное «бан-
ное подворье». Заключение договоров также сопровождалось жертвами и обрядами. Обычно
приносили в жертву быка, его кровью участники переговоров смачивали края губ и окроп-
ляли текст, который был написан на деревянных дощечках или бамбуке. Аналогичная цере-
мония проводилась и при достижении устных соглашений.
В некоторых случаях число участников соглашения было довольно значительным.
Переговоры становились своеобразными международными съездами князей. Известны слу-
чаи, когда в них принимали участие 12 государств. На таких съездах заключались военные
союзы, а также рассматривались иные вопросы, затрагивающие общие интересы. В 651 г. до
н. э. была образована лига князей, имевшая характер международно-правового объедине-
ния. Вначале членами лиги князей могли быть только китайские государства, но со време-
нем в них начали вступать и другие государства (варвары).
Главой лиги был «президент» (шуменг). Обычно им был глава наиболее могуще-
ственного государства, но иногда и представитель другого государства. После заключения
договора об образовании лиги «президент» получал официальные инструкции.
Договор об образовании лиги князей изготовлялся по числу членов и вручался каж-
дому из них, 1 экземпляр должен был храниться у государства-депозитария. Данный договор
подлежал освящению посредством религиозной церемонии. При необходимости договоры
об образовании лиги продлевались.
Договорная практика китайских государств была богатой и многообразной. Соглаше-
ния заключались по большому кругу вопросов, но основное место среди них занимали мир-
ные договоры и договоры о союзе.
Среди договоров Древнего Китая следует выделить те, которые касались территори-
альных проблем. Нейтрализации подвергались храмы, принадлежащие им непосредственно
земли и ряд других объектов (туннели). Со временем в Древнем Китае сформировался прин-
цип непричинения вреда территории другого государства. Однако в основном это правило
действовало в отношении рек, которые имели большое транспортное и хозяйственное зна-
чение. Одностороннее изменение русла не разрешалось. Для этого было необходимо согла-
сие всех заинтересованных сторон.
Наличие многосторонних договоров и союзов, а также вассальный характер между-
народных отношений привели к тому, что в Китае имели широкое распространение всевоз-
можные формы посредничества, а также арбитражные суды. Суды проводились императо-
ром или отдельными ванами, при их проведении чаще всего присутствовали сами главы
государств, что не являлось обязательным.
Другие переговоры вели не только князья, но и члены правящей фамилии, знатные
вельможи и министры иностранных дел. Их должности обычно переходили по наследству
от отца к сыну. В Китае получил широкое распространение институт «странствующих вель-
мож», которые представляли собой профессиональных дипломатов, выполнявших поруче-
ния тех или иных государей. Деятельность послов регулировалась специальными прави-
лами.
41
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Для обеспечения договоров, а также для соблюдения иерархической верности широко


практиковалась выдача заложников. Обычно это были сыновья правящих князей.

42
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

22. Судебная система Древнего Китая


Право Китая в большинстве своем развивалось как уголовное. Одним из первых
и крупных сводов уголовного законодательства Древнего Китая стал Танский уголовный
кодекс, который был закончен в 653 г., но обнародовался в 737 г.
Данный Кодекс содержит толкования основных видов наказания, а также принципы
его применения. Кроме этого, в Танском уголовном кодексе рассматриваются конкретные
виды преступлений.
Древнекитайское законодательство не знает института необходимой обороны, но бли-
жайшие родственники, вступившиеся за члена своей семьи, совершившего преступление,
освобождаются от ответственности. В отношении стариков, детей и инвалидов наказания
смягчались.
Объектом преступного посягательства мог быть не только государственный порядок
или человек и его имущество, но также и ритуал межличностного и межгруппового обще-
ния.
Существовал ряд преступных деяний, при совершении которых никто не освобож-
дался от наказания и отсутствовала возможность откупа от наказания. Члены семей преступ-
ника также наказывались.
Наказания характеризовались крайней жестокостью, преступников варили в котлах,
вырывали у них ребра, сверлили головы и т. п.
Еще во II тысячелетии до н. э. существовала особая система символических наказа-
ний «сян». В результате ее применения наказание заменялось на чисто символические знаки
(отрезание ноги заменялась покраской тушью колена, смертная казнь – ношением холщовой
рубахи и т. д.). Таким образом общество хотело перевоспитать преступника.
В соответствии с Танским кодексом наказание осуществлялось в виде смертной казни,
каторжных работ, а также битья палками, причем палки имели зафиксированные размеры,
и их изготовление осуществлялось под контролем властей. Смертная казнь выполнялась
двумя путями: обезглавливанием или удавлением. Казнь через повешение не применялась.
Некоторые категории лиц имели право на смягчение наказания. К ним в первую оче-
редь относились родственники государя, а затем его личные слуги и охрана; лица, отличив-
шиеся в военной службе; лица, обладавшие высоким чиновным рангом и др.
Судебный процесс в Древнем Китае был состязательным, и довольно рано в него стали
вводиться элементы розыскного процесса. Последний в свою очередь со временем утвер-
дился безраздельно.
Еще в древности расследование преступлений поручалось по заявлению потерпевшего
особому чиновнику (линьши). У входа в здание суда сидели писцы, которые и составляли
жалобы потерпевших.
Линьши имел в своем распоряжении ровно месяц на поиски преступника, за просрочку
он наказывался битьем палками. Жестко карался лжедонос. Доносителю грозила та же кара,
которая предполагалась обвиняемому в том случае, если бы донос был правдив. Под угрозой
смертной казни запрещалось совершать доносы на кровных родственников, кроме убийства
отца, в данном случае доносить можно было даже на родственников.
Следственные действия проводились линьши, они же приводили приговор в исполне-
ние (битье палками осуществлялось в зале суда). Расследование тяжких преступлений, таких
как мятеж, измена и т. д., осуществлялось окружным управлением.
Помимо свидетельских показаний, одним из важных доказательств считалась клятва.
Действовал принцип презумпции виновности обвиняемого.

43
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Если вина преступника была доказана, но он не признавал себя виновным или менял
показания в ходе следствия, то к нему применялись пытки. Широкое применение получила
практика вынесения решения по аналогии. Причем обвиняемый мог быть оправдан, осужден
или его дело могли признать сомнительным.
Тела и головы казненных преступников выставлялись для публичного обозрения.
Чиновников казнили у их дома, а простолюдинов – на рыночной площади.

44
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

23. Каноническое право: становление,


формирование церковной организации
Первоначально каноническое право возникло как право христианской церкви. Хри-
стианство образовалось как религия бедных и рабов и подверглось жестоким преследова-
ниям со стороны римских властей. В середине III в. гонения христиан усиливаются, и только
в начале IV в. император Константин легализует христианскую церковь.
В 1054 г. происходит разделение христианской церкви на:
1) западную – римскую католическую;
2) восточную – греческую православную.
Средневековая церковь представляла собой
независимую, автономно управляющуюся политическую и духовную организацию.
Она осуществляла свою деятельность на основании правил, выработанных на основе биб-
лейских преданий и христианской традиции, которые сложились в особую систему канони-
ческого права. Каноническое право обязывало своими требованиями не только священно-
служителей и людей церкви, но и всех верующих.
В I в. вся организация церкви сводилась к самоуправлению духовных общин. С III в.
руководители духовных общин и объединений (епископы) стали постоянными и професси-
ональными церковнослужителями. Так начал формироваться клир – совокупность наделен-
ных особыми религиозными и священными правами служителей церкви.
Главной фигурой церковной организации был епископ, он же возглавлял округ из
нескольких общин. Епископу принадлежала и религиозная, и судебная власть. В древнехри-
стианской церкви епископов избирали или признавали в качестве таковых, тех, кто просла-
вился божественными делами. ВV в. в римской церкви возникли более крупные объедине-
ния – патриархии и митрополии.
Роль папы в западной католической церкви проистекала из признания его наместни-
ком Бога, обладавшим равно и светской, и церковной властью. После образования в VIII в.
Папского государства с центром в Риме власть папы обрела государственно-политический
характер. Его власть опиралась на огромные земельные владения католической церкви.
С 1059 г. утвердился строгий порядок избрания очередного папы, который выбирался
пожизненно. Его выбирали коллегией из 70 особо почетных епископов – кардиналов. Для
управления Папским государством существовала собственная администрация. Постепенно
все управление сосредоточилось в предместье Рима – Ватикане. К XV–XVI вв. он стал рели-
гиозным, политическим и культурным центром католического мира.
Большую роль в управлении церковью приобрели соборы. На них решались вопросы
вероучения, установления таинств и обрядов, осуждения отклонений от веры. Первона-
чально на первые 8 соборов собирались представители всех христианских церквей.
Особое значение в организации католической церкви отводилось монастырям. Они
возглавлялись аббатами и пользовались автономией в суде и управлении.
Наряду с признанием авторитета папы объединяющим элементом для католической
иерархии было признание единства и незыблемости правил канонического права. Но само
содержание канонического права было образовано не одновременно с ранней церковной
организацией и иерархией.
Каноническое право раннехристианского периода основывалось на фиксирован-
ной письменной традиции. Начиная с I в. начали проводиться христианские собрания для
принятия общих решений. Постепенно возникло большое число постановлений крупных
церковных единств, которые считались имеющими юридическую силу.
45
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Каноническое право разрабатывалось и поддерживалось могущественной рим-


ско-католической церковью и папством. Оно действовало во всех странах, принявших като-
лицизм. Каноническое право не знало государственных границ и собирало в единое целое
всех католиков.

46
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

24. Церковная юстиция: канонический процесс


Юрисдикция церкви складывалась исторически и была связана со стремлением госу-
дарственной власти опереться на церковь в государственных делах и с борьбой церкви
за собственные привилегии в государствах. Постепенно по мере утверждения феодальных
отношений церкви, монастыри и епископы приобрели полномочия сеньориального суда в
отношении вассалов.
Канонические суды, в отличие от обычных феодальных судов, основывались на более
сложной судебной процедуре. Наиболее явно отличия и особенности канонического права
проявились вXII в., когда стали заметны традиции римского права, переработанные и обнов-
ленные в соответствии с новыми церковным требованиям.
В церковных делах предпочтение отдавалось письменной процедуре. Жалобы, возра-
жения ответчика должны были предъявляться обязательно в письменном порядке. В ходе
слушания стороны задавали друг другу вопросы по запискам. Показания свидетелей подле-
жали обязательной фиксации под присягой и под угрозой кары за лжесвидетельство. Реше-
ние суда также фиксировалось.
По каноническому праву суд не должен был устанавливать правоту одной стороны и
осуждать другую, а должен был выяснить истину по делу. Судье было предоставлено право
самому допрашивать стороны по собственному разуму и совести, его решение должно было
быть обоснованным и справедливым с точки зрения канонических догматов.
Главным преимуществом церкви было право на свой церковный суд. Все принад-
лежавшие церкви лица: монахи, монастырские крестьяне и т. д. – подлежали суду церкви по
гражданским и уголовным делам. Подсудность преступлений, связанных с грехом, церковь
присвоила себе. Это преступления по i делам ереси, колдовства, святотатства, нарушения
супружеской верности, кровосмешения, двоеженства, лжесвидетельства и т. д.
По решению IV Латеранского собора в особые обязанности церковных властей вхо-
дила борьба с проявлениями разного рода ереси. Даже в отношении тех, кто просто подо-
зревался вереси или сочувствовал ей, если те не смогут доказать своей невиновности, воз-
буждались преследования. Поэтому, церковные суды носили инквизиционный характер,
исходили из презумпции виновности и греховности обвиняемых. Для этого учреждались
особые должности церковных судей-инквизиторов.
Со временем инквизиторы стали неподсудны обычному церковному суду, они полу-
чили право на личное обращение к папе и были поставлены вне всякого административ-
ного контроля епископов. Являясь независимой от местных властей, инквизиция в XIII–
XVII вв. становится грозной силой. Она была вправе возбуждать преследование по слухам,
одно лицо вело предварительное расследование, суд и выносило приговор. Вынесение при-
говора было тайным и сопровождалась специальным ритуалом. При отсутствии быстрого
признания прибегали к пытке, которая ничем не регламентировалась. Инквизиторы считали,
что лучше убить 60 невиновных, чем дать уйти 1 виновному. В уголовных делах собствен-
ное признание стало основным видом доказательства, которое свидетельствует о правоте
выводов суда.
После получения признания следовало примирение с церковью, которое сопровожда-
лась отпущением грехов. Обвиняемый подписывал протокол допроса, где указывал, что его
признание является добровольным. Если обвиняемый впоследствии отказывается от ранее
данных показаний или изменял их, то он вновь признавался отлученным от церкви и подле-
жал сожжению живым на костре. Признание помогало избежать сожжения, но вело к пожиз-
ненному заключению. Оправдание было очень редким. На кострах инквизиции сгорели мно-
гие выдающиеся люди: Жанна д’Арк, Ян Гус, Джордано Бруно и др.
47
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

25. Брачно-семейное каноническое право


Брак в каноническом праве понимался как соглашение между супругами, а также
как основное таинство священного содержания: «Брачный союз, посредством которого муж-
чина и женщина устанавливают между собой общность всей жизни, по самой природе своей
направлен ко благу супругов и к порождению и воспитанию потомства». Являясь договором,
брак определял взаимные права и обязанности супругов. То, что брак был таинством, пред-
полагало его неотменимость. В ходе брачного сожительства создавался кровно-родственный
союз супругов, разорвать который люди не могли.
Основным условием для заключения канонического брака является выражение
взаимного согласия на брачный союз. Совершали брак сами брачующиеся, присутствие на
церемонии посторонних лиц, в т. ч. и родственников, было необязательным. До XVI в. при-
сутствие священника на брачной церемонии не было обязательным, провести за него брач-
ную церемонию мог и мирянин. Также допускалось тайное бракосочетание, а в исключи-
тельных случаях – только при свидетелях.
Из положения о том, что взаимное согласие порождает брак, следовали все остальные
главные элементы брачного права. Поэтому проявление согласия было детально урегулиро-
вано с юридической точки зрения. Вступать в брак могли все, кому это не было воспрещено.
Выделялись следующие ступени брака:
1) обмен обещаниями вступить в брак в будущем. Данный договор помолвки при необ-
ходимости мог быть расторгнут одной из сторон, а если обе стороны изъявили желание, то
он подлежал расторжению в обязательном порядке;
2) обмен обещаниями вступить в брак в настоящем, т. е. фактический договор брака;
3) согласие на половые отношения после заключения брака – завершение брака.
Согласие на брак должно быть дано по доброй воле. Недостоверные сведения о лич-
ности партнера или его существенных и отличительных качествах не допускали согласия, и
брак являлся недействительным. Брак признавался недействительным или не заключался в
случае принуждения, т. к. в данной ситуации нарушалось добровольность согласия.
Также существовали следующие условия, соблюдение которых было необходимым
при заключении брака (независимо от согласия):
1) возрастные ограничения. Возраст, с которого разрешалось вступление в брак состав-
лял для мужчин 16 лет, а для женщин – 14;
2) заключение брака между лицами различной веры являлся недействительным, т. к.
обряд крещения был обязательным условием участия в любом таинстве. Но несмотря на
указанное положение, заключение брака считалось недействительным между католиком и
еретиком, а равно между людьми различных сословий.
При вступлении в брак добросовестно, но без знания о существующих препятствиях,
дети считались законнорожденными, а брак был действителен до официального аннулиро-
вания. Такой брак назвали мнимым браком. Причем существовало условие, что такой брак
не мог быть аннулирован без подачи иска, а правом на подачу иска обладали только близкие
родственники.
Проведение систематизации семейного права стало необходимым потому, что церковь
обратила свое внимание на юрисдикцию церковных властей над совершением таинства
брака. Структура семейного права была сформулирована в терминах брака, которые вклю-
чали законность брака, его недействительность, нарушение брака, тайный брак, отлучение
от ложа, собственность супругов.
Существовали наказания за сексуальные отношения вне брака. Церковь образовала
особую систему нарушения нравственности, которая более 5 веков играла большую роль в
48
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

законодательстве и судебной практике. Церковь осуществляла широкий контроль за брач-


ным правом.

49
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

26. Наследственное каноническое право


С развитием канонического права церковная собственность стала гораздо лучше адми-
нистрированной и более экономически полезной и выгодной, чем соответствующие ресурсы
государственных властей. Церковь также получила большое богатство благодаря доброволь-
ным пожертвованиям входе развития наследственного права, его институтов завещания и
дарения.
Для этого использовалась особая юридическая техника, в результате которой римское
право завещания было приведено в соответствие с церковными интересами. Согласно новым
правилам только подписанное завещателем завещание имело силу.
С введением христианства долю покойника перестали хоронить или сжигать с трупом.
Его собственность делилась на 3 части: 1/3 – вождю или королю; 1/3 – наследнику; 1/3 –
«доля Бога».
Церковь выделяла две формы дарения:
1) «дар в предвидении смерти», т. е. предсмертные слова умирающего имели юриди-
ческое значение, причем было неважно, записаны они или нет;
2) «дарение после смерти». Оно имело определенное содержание и не относилось к
тому имуществу, которое даритель мог иметь в момент вступления дарения в законную силу,
оно не могло быть отозвано.
Большое значение приобрело церковное нововведение, установленное Юстинианом,
согласно которому законная доля прямых наследников соотносилась к законной доле братьев
и сестер отца, а также выделялась законная доля Христа, т. е. церкви, и Христос должен был
указываться как наследник в каждом завещании.
Канонисты XII в. на основе германо-христианских институтов и классического рим-
ского наследственного права создали свое право завещаний. Из названных систем кано-
нисты позаимствовали следующие положения:
1) завещание должно быть подписано 7 свидетелями и самим наследодателем;
2) наследники вправе отказаться от принятия наследства;
3) право дополнительных распоряжений в пользу отдельных получателей наследства.
Кроме позаимствованных положений, канонисты добавили святость желания завеща-
теля, т. е. его «последней воли».
В XII в. появились способы защиты оставшихся в живых супруга и детей от лишения
наследства завещателем сначала 1/4 части, затем 1/3 и 1/2, если оставалось 5 и более детей.
Каноническое право увеличило наследственную долю и включило под защиту жену, в свою
очередь, исключив внуков и родителей умершего.
Впоследствии выделялось лицо, бравшее на себя владение всей собственностью умер-
шего, которая подлежала распределению. Это лицо называли душеприказчиком, который
осуществлял права завещателя и выполнял его обязательства.
Если человек умер и не оставил завещания, т. е. не выразил свою последнюю волю, то
его имущество следовало употребить на благо его души. Только жене и детям доставалась
их законная доля.
Роль священника в каноническом праве была главной. Он выслушивал предсмертные
слова наследодателя, т. е. он был свидетелем последней воли умирающего. Священник также
служил душеприказчиком или управителем, принимал завещанное имущество в качестве
доверенного лица религиозных организаций или на благотворительные дела. Не последняя
роль была отведена и церковному суду.
Каноническое наследственное право было прямым вмешательством церкви в феодаль-
ные, политические и экономические отношения. Государственные власти оказали сопротив-
50
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

ление, отказавшись признавать отказы от земли в пользу церкви. Церковь нашла выход,
образовав институт доверительной собственности – пользования. Правовой титул на землю
передавался мирянину, который держал его как доверенное лицо церкви и ордена. На слу-
чай смерти доверенного лица было заготовлено условие о вступлении в должность нового
доверенного лица.

51
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

27. Уголовные нормы канонического права


В сфере уголовного права папа Иннокентий III ввел на IV Лютеранском соборе
инквизицию как основной принцип процессуальной техники. В ранний период слова «пре-
ступление» и «грех» дополняли друг друга, все преступления были грехами, а все грехи –
преступлениями.
Но уже в конце XI в. между грехом и преступлением было впервые проведено чет-
кое процессуальное отличие. Деяние, которое подлежит наказанию королевскими должност-
ными лицами, каралось не как грех, а как нарушение светского закона. Но принцип разде-
ления церковной и светской юрисдикции жестоко нарушался в отношении еретиков.
Первоначально ересь рассматривалась как духовный проступок, но начиная с XII в.
каралась как измена. Впервые для ее выявления стала применяться инквизиционная проце-
дура и назначаться смертная казнь. Церковь возлагала обязанность на всех светских прави-
телей принимать участие в репрессиях против еретиков. В случае отказа правителей от уча-
стия в репрессиях им грозило отлучение от церкви и лишение всех привилегий и владений.
На Лютеранском соборе было установлено, чтобы церковь не принимала участие в
ордалиях (испытаниях, которые применялись в судебном процессе для определения винов-
ности или невиновности лица). К ордалиям относились испытания огнем, водой, железом,
судебные поединки.
Для более эффективного искоренения ереси создавалась особая система инквизицион-
ного трибунала в следующем составе:
1) инквизиторы. Ими были члены 2 монашеских орденов: доминиканцы или францис-
канцы. Минимальный возраст инквизитора – 40 лет. Инквизиторы осуществляли основную
роль в следствии и процессе, были наделены неограниченными правами. Во главе инквизи-
ции стоял папа, которому инквизиторы безоговорочно подчинялись;
2) эксперты – юристы, квалификаторы. Они формулировали обвинение и приговор, а
также определяли степень вины без детального изучения делом подсудимого;
3) прокурор. В его обязанности входило представление и поддержка обвинения;
4) обслуживающий персонал: нотариус, понятые, врач, палач. На нотариусов и поня-
тых возлагалась обязанность скреплять своей подписью показания обвиняемых и свидете-
лей, что создавало видимость законности, а врач следил за тем, чтобы обвиняемый не скон-
чался преждевременно под пыткой.
Значение инквизиции не всегда было высоко, она применялась с различной интенсив-
ностью, но цель ее деятельности оставалась неизменной: укрепление и увеличение значе-
ния церкви и господствующего класса с помощью преследования инакомыслящих, реаль-
ных или вымышленных врагов.
Одной из мер наказания, которая часто применялась церковным судом, был интер-
дикт, что означало запрещение богослужения или лишение священника права осуществле-
ния таинств церковных действий или похорон в наказанном приходе. Интердикт мог быть
применен и к отдельному человеку, который вследствие этого терял значительную часть
своих юридических и юридических прав. Самая суровая мера наказания заключалась в отлу-
чении от церкви, что являлось своего рода религиозным и впоследствии общественным
изгнанием. Изгнанный оказывался за пределами церковной общины, и если он умирал, то
оставался вечно осужденным.
В каноническом процессе также популярны были епитимии, эти церковные наказания
обладали широким спектром: поклоны, посты, длительные молитвы, бичевание; тюремное
заключение; ссылка на галеры гребцами.

52
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Канонический процесс получил свое распространение в средневековой Европе. Задача


уголовного права средневековой Европы состояла в способности изобличать виновного и
подвергнуть виновного государственному наказанию.

53
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

28. Хронология развития права в Византии


Византийская империя образовалась в 395 г., когда император Феодосий I разделил
Римское государство на восточную и западную части. После переименования греческого
города Византия в 330 г. столицей восточной части стал Константинополь.
Государственный строй Византийской империи характеризовался наличием силь-
ной императорской власти и устойчивого централизованного руководства империи.
С IX в. выборность трона сменяется переходом по наследству. Причем обычно наслед-
ник престола назначался соправителем еще при жизни императора. Обладая неоспоримым
внешним почитанием, власть императора опиралась на централизованный аппарат управ-
ления. Министерства внутренних дел, иностранных, военных дел относились к высшим
ведомствам империи. Замещение министерских и других высших должностей было особен-
ной привилегией сенаторской знати, которая представляла собой высшее сословие империи.
Началом правовой истории Византии является образование крупнейшей кодифи-
кации – свода законов Юстиниана. Свод законов более систематизировано изложил нормы
римского классического права и римской юриспруденции, а также послужил основным
источником образования римского права в Средние века.
Кодификация Византийской империи была выполнены в короткий срок с 529 по 534 гг.
н. э.
В ходе создания своей кодификации Юстиниан стремился преобразовать старое
право, которое было унаследовано от Рима и которое не соответствовало наступившим вре-
менам. Также Юстиниан стремился укрепить монархию и «придать блеск правлению импе-
ратора».
Император Юстиниан в своей^деятельности был необыкновенно активен. Главной его
мечтой было воскресить прошлое величие Рима и объединить его бывшие владения. Боль-
шое внимание Юстиниан уделял праву и судебному разбирательству. Его вмешательство в
судебную деятельность в качестве высшего судьи было обычным делом. Юстиниан считал,
что безопасность государства гарантируется оружием и законом.
Руководителем кодификационных работ был назначен Трибониан, который занимал
один из главных постов в Византийском государстве. Ему было выделено в помощь 15
сотрудников и всего через 3 года были готовы 2 главные части кодификации – дегесты и
институции.
Дегесты (переводятся как «собранное») были образованы из извлечений сочинений
выдающихся римских юристов. В дегестах было изложено, унифицировано и прокоммен-
тировано действующее право. Они представляли собой самую толстую книгу кодификации
и составляли 1600 страниц.
Инструкциями назывались учебники для студентов византийских юридических
заведений. В них содержались краткие сведения по общим началам юриспруденции. Инсти-
туции были составлены на основе более старого учебника римского юриста Гая.
В византийской империи были 3 высшие юридические школы: в Константино-
поле, в Риме, в Бейруте.
Обучение в юридических школах продолжалось 5 лет, программа обучения составля-
лась государством.
Третьей и последней частью свода законов было собрание императорских постановле-
ний – Кодекс Юстиниана.
Все последующие дополнения и изменения, которые вносились в свод законов Юсти-
ниана, составили особую часть – «Новеллу». От «Новеллы» существенно отличались интер-
поляции, которые представляли собой не оговоренные изменения текста Дегестов.
54
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Из следующих византийских кодификаций следует отметить «Эклогу» (VII в.), полу-


чивший широкую известность в славянских государствах «Земледельческий закон», а также
«Базилики» императора Льва VI (890 г.), возвратившего Византийскую империю к законо-
дательству Юстиниана.
Кратким изложением основных византийских законов был изданный ранее «Прохи-
рон».

55
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

29. Право Древней Руси


Древним источником права является обычай После того как обычай кодифициру-
ется государством, он становится нормой обычного права.
Самым ранним письменным памятником русского права является текст догово-
ров Руси с Византией. В данных договорах упоминается о смертной казни, а также о штраф-
ных санкциях.
Древними источниками также является церковные уставы князей Владимира Свя-
тославича и Ярослава Владимировича. В данных уставах содержатся нормы брачно-семей-
ных отношений, о преступлениях против церкви и семьи.
Основным источником государственного законодательства Древней Руси была
Русская Правда. Существовало 3 редакции Русской Правды: Краткая Правда, Пространная
Правда (XII в.) и Сокращенная Правда (XV в.).
Источником кодификации были нормы обычного права и княжеская судебная прак-
тика. К нормам обычного права относятся положения о кровной мести, круговой поруке и
пр. Выработанные княжеской судебной практикой нормы получили в Русской Правде широ-
кое закрепление, их часто связывают с именами князей, которые их приняли.
Существенное влияние на Русскую Правду оказало византийское каноническое право.
В Русской Правде регулировались вопросы уголовного права и процесса, гражданского
права, семейно-брачных отношений, наследственного права, обязательственного права, а
также вопросы правового положения населения. В Русской Правде выделялись следующие
слои населения: князья, бояре, служилые люди, дружина, духовенство, городское население,
смерды, закупы, холопы, рядовичи, изгои, прощенники.
Форма договора по Русской Правде была устной. Неисполнение условий договора
могло повлечь за собой или обращение взыскания на имущество, или обращение взыскания
на самого должника.
В Русской Правде было предусмотрено право наследования по закону и по завеща-
нию. Приоритетное право на получение наследства имели сыновья. Наследованное имуще-
ство делилось между сыновьями поровну, но отцовский двор переходил к младшему сыну.
Только дочери бояр и дружинников были вправе наследовать имущество. Имущество смер-
дов наследовали только сыновья, а при их отсутствии имущество признавалось вымороч-
ным и поступало в казну князя. Незаконнорожденные дети не были в числе наследников, но
если их матерью была раба, то они вместе с ней получали свободу.
Судебный процесс Русской Правды имел следующие стадии:
1) заклич (объявление о совершении преступления);
2) свод (отыскание ответчика);
3) гонение следа (поиск доказательств и преступника).
Выделяли следующие виды доказательств:
1) свидетельские (показания видаков, послухов);
2) вещественные доказательства («поличное», «ордалии» и присяга).
По Русской Правде преступление называлось «обидой», под ней понималось причи-
нение морального и материального вреда одному лицу или группе лиц. В Русской Правде
выделяют следующие виды преступлений: против личности (убийство, причинение телес-
ных повреждений, побои) и против имущества (поджог, конокрадство, потрава посевов,
пользование чужим имуществом).
Объектами преступления в Русской Правде были личность и имущество. Объ-
ективной стороной преступления были покушение на преступление и оконченное пре-
ступление. Русская правда выделяла соучастие, но роли соучастников не были определены.
56
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения считалось смягчающим


обстоятельством, а совершение преступления в корыстных целях – отягчающим. Субъек-
тами преступления являлись все, за исключением холопов (они являлись собственностью
господ, и если холоп совершал правонарушение, то имущественную ответственность за них
нес господин). Субъективная сторона преступления – умысел и неосторожность.

57
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

30. Право России в Средние века


Источниками права на северо-западе Руси в Средние века были Русская Правда,
вечевое законодательство, договоры города с князьями, судебная практика и иностранное
законодательство. В результате проведенной в XV в. кодификации появились Новгородская
и Псковская судные грамоты.
Согласно Новгородской судной грамоте судебными правами обладали все органы
власти и управления (вече, посадник, князь и др.). Псковская судная грамота была состав-
лена в 1467 г. и состояла из 120 статей. Псковская судная грамота более детально обозначает
гражданско-правовые отношения и институты, регламентирует обязательственное и судеб-
ное право, определяет некоторые виды государственных преступлений.
В Псковской судной грамоте под преступлением понимается не только причинение
ущерба частным лицам, но и государству.
В законе определены следующие виды преступлений:
1) преступления против государства;
2) преступления против судебных органов;
3) преступления против личности и имущественные.
Главными источниками общерусского права в XV–XVII вв. были Великое кня-
жеское законодательство, «приговоры» Боярской Думы, постановления Земских соборов, а
также отраслевые распоряжения приказов.
Кодификация приобретает сложные формы: Судебники, Соборное Уложение. Все
большая роль отводится частным актам (духовным грамотам, договорам, актам, закрепляю-
щим собственность на землю и др.).
Гражданско-правовые отношения XV–XVI вв. выделяются в особую форму, и их регу-
лирование осуществляется особыми нормами, содержащимися в различных сборниках.
Составление договоров в данный период времени представляло собой один из самых рас-
пространенных способов приобретения прав на имущество.
В первом общероссийском Судебнике 1497 г. нашли отражение нормы Русской
Правды, обычного права, судебной практики и литовского законодательства. Судебник
закреплял юрисдикцию великого князя на всей территории централизованного государства.
Судебник 1550 г. расширяет круг регулируемых центральной властью вопросов. В
нем наиболее выражена социальная направленность наказания и конкретизируются черты
розыскного процесса. С XV в. Боярская Дума становится самостоятельным судебным орга-
ном и совмещает судебные функции с управленческими. СXVII в. в составе Боярской Думы
образуется особый судебный орган – Расправная палата.
В середине XIV в. появились первые третейские суды, в компетенцию которых вхо-
дило рассмотрение частных дел, а не казенных или государственных. Соборное Уложение
1640 г. закрепило силу судебного решения правовой нормой.
В 1649 г. на Земском соборе было принято Соборное Уложение, в котором определя-
ется статус главы государства. В Соборном Уложении закреплялись нормы, регулирующие
основные отрасли государственного управления. Данное Соборное Уложение впервые уре-
гулировало такую судебную процедуру, как пытка.
К концу XVII в. в России начинает складываться абсолютная монархия, и в это время
законодательные органы определили правовой статус каждой социальной группы. Правовой
статус дворянства устанавливался Указом о единонаследии 1714 г. Продолжением Указа о
единонаследии был утвержденный Петром I в 1722 г. Табель о рангах.

58
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

В 1711 г. образовывается Сенат как чрезвычайный орган в период отсутствия Петра I.


В этом же году образуется система фискального надзора. В 1722 г. Сенат становится высшим
органом государственного управления.
С 1754 г. начинает работу новая уложенная комиссия, задачей которой являлась
переработка старой и создание новой системы права.
В 1785 г. создается Жалованная грамота дворянству, представляющая собой акт
правового и привилегированного оформления дворянского сословия.

59
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

31. Влияние арабского Востока на


формирование международного права
В странах Арабского Востока формирование и развитие международного права отли-
чается значительным своеобразием. В этих странах Коран являлся основной религиозной
книгой. Такое положение вещей остается в странах Арабского Востока и по настоящее
время. Коран, помимо религиозных положений, содержит в себе политико-юридические и
моральные нормы. Их соблюдение признается обязательным для всех тех, кто исповедует
мусульманство.
В первые годы своего существования мусульманство стало не только государственной
религией, но и привело к образованию теократических режимов, т. е. глава государства стал
признаваться и высшим духовным лицом.
Первый шехад гласит о том, что «Он – Аллах, нет божества, кроме Него, царь, святой,
мирный, верный, охранитель, могучий, великий». Аллах признается создателем Вселенной,
Земли, всех форм жизни. Он является вершителем судеб людей и хода истории.
Мусульманство основывается на ранее установленных правилах поведения, обы-
чаях. Каждому человеку, как и государству, предопределена своя собственная судьба. Сле-
дование этим положениям является высшей добродетелью, что немаловажно и для всего
международного права.
В странах Арабского Востока для того, чтобы осуществлять волю Аллаха, каждый
верующий должен исполнять 4 главных заповеди: произносить 5 раз вдень молитву, соблю-
дать пост в месяце Рамадан, уплачивать религиозный налог и осуществлять паломничество
в Мекку. Самым существенным является то, что каждый исповедующий мусульманство дол-
жен ратовать за установление данной религии во всем мире, т. к. считается, что каждый
человек должен быть приобщен к вере в Аллаха. Все истинные сторонники ислама являются
вместе с тем его воинами, но это не означает призыв к войне за мировое признание их рели-
гии.
Первоначально ислам пытался мирными средствами осуществить распространение
своей веры на весь мир, но постепенно это стремление стало носить военно-политический
характер. В самом начале война носила оборонительный характер.
Доктриной мусульманского права различалось 5 справедливых войн: с неверными, с
отклонившимися от ислама, с теми, кто не согласен с толкованием Корана, с разбойниками
и христианами. Война должна была быть объявлена главой государства либо по его поруче-
нию, иначе война считалась несправедливой. До момента объявления войны признавалось
необходимым вступление в переговоры с предложением вступления в ислам либо уплаты
дани. Если сторона, к которой было обращено данное предложение, отказывалась от пред-
лагаемых условий, то война считалась начатой на законных основаниях.
Война прекращала все договоры, если обратное не было оговорено специально. Дипло-
матические представители, которые в мирное время пользовались иммунитетом, могли быть
арестованы. Неверными признавались подданные вражеского государства, торговля сними
считалась незаконной. Война могла завершиться завоеванием, уплатой контрибуции либо
мирным договором.
Однако мусульманской доктриной признавалось, что средством разрешения спора
может быть не только война. Аналогичное положение признавалось и международным пра-
вом.
С распространением мусульманства, укреплением военного и политического положе-
ния государств Арабского Востока получили распространение и их международно-право-
60
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

вые отношения. Стали заключаться договоры в отношении вопросов, касающихся не только


войны. Свое регулирование получили дипломатические отношения. Были заключены дого-
воры с Византией, а затем с другими государствами, главной религией которых являлось
христианство.

61
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

32. Феодальное право стран Западной Европы


В XII–XIII вв. в Западной Европе существовало много феодальных государств, каждое
из них имело свое право. И даже каждая область государства имела свой особый правовой
комплекс.
В средневековой Франции выделялись большие области – север и юг. В северной части
Франции преобладало обычное право. В его основе лежали правовые нормы V–VII вв. –
варварские правды. Являясь по сравнению с севером развитой экономической частью, на
юге страны действовало несколько измененное римское право.
В Германии действовали старые германские обычаи, действующие на всей террито-
рии страны. На основе данных обычаев и развивался феодальный кодекс, представляющий
собой смесь обычаев, которые в равной степени регулируют сюзеpенитет-вассалитет, фео-
дальную собственность и пр.
Обычное право Англии было общим для всей страны, чему способствовала деятель-
ность высших судов. Особое значение было отведено королевским законам, которые изме-
няли и дополняли старинное обычное право Англии.
В XII–XIII вв. европейское право впервые кодифицируется, образуется городское
право. Наибольшее распространение получает каноническое право. Самой ранней кодифи-
кацией феодального права был Ломбардский сборник, составленный в XII в. Он содержал
в себе нормы права, выработанные в судах североитальянских городов.
Ломбардский сборник послужил образцом для Франции. В XIII в. здесь появляется
большое количество правовых компиляций, наиболее важными из которых были Великие
кутюмы Нормандии.
По особому пути шло развитие английского права. СXIII в. стали вестись особые книги
(свитки тяжб), в которых записывались вступившие в законную силу судебные решения. Со
временем такие решения приобретают силу закона для нижестоящих судов при рассмотре-
нии аналогичных дел. Таким образом в Англии возникали судебные прецеденты, которые в
совокупности образовали общее право Англии.
Наиболее значительным сборником английского феодального права является «Флит»,
составленный неизвестным лицом в тюрьме Лондона в 1290 г.
С XIV в. наибольшее значение приобретают такие источники права, как закон, коро-
левское распоряжение и решения вышестоящих судов.
В данный период времени во Франции издаются ордонансы, эдикты и другие акты в
области уголовного, гражданского и процессуального права. Действие данных актов распро-
странялось на всю территорию Франции.
В Англии с XIII в. издаются статуты и ордонансы по тем или иным вопросам права.
Статуты представляли собой утвержденные королем акты парламента, а ордонансы – акты
короля.
Уже начиная с XVII в. во Франции издаются систематические собрания законов (Тор-
говый кодекс, Морской кодекс), особую известность получает Большой ордонанс 1670 г.,
который закрепляет процессуальные нормы права.
В Германии в XVI–XVII вв. заслуживает внимания «Каролина», изданная в 1532 г.
«Каролина» уничтожила старые обычаи, которые были неразумны в применении, а также
сохранила некоторые виды смертной казни (сожжение, утопление, четвертование, погребе-
ние заживо и т. д.).
Наиболее важную роль в истории европейского права сыграло заимствование норм
римского права. Хотя оно и было рабовладельческим, но оно было правом развитого товар-

62
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

ного общества, правом, которое основано на частной собственности и представляло собой


высокую юридическую культуру.
Постепенно в средневековой Европе появляются компиляции торгового права, мор-
ского права, городские статуты и др. Также широко применялось римское право, торговое и
др. Обычным явлением было заимствование права одним городом у другого.

63
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

33. Феодальное государство и


право у южных и западных славян
Начиная с VI в. племена славян начали колонизацию Балкан. Они образовывают в
Мезии (Болгарии) Союз славянских племен. Союз славян и булгар выступал прочной силой
против внешних агрессоров.
В начале X в. в Болгарии побеждает феодальный строй, в связи с чем образовываются
2 класса: господствующий и эксплуатируемый. В конце XII в. Болгария становится незави-
симым государством.
В IX–X вв. была составлена первая наиболее значимая кодификация болгарского права
«Закон судного людям». В данном законе нашли свое отражение далеко не все уголовные
преступления, а также в очень малой степени регулируются гражданско-правовые отноше-
ния. Все неурегулированные законом нормы разрешались с помощью обычая.
Нововведением было пресечение старых форм брака.
Запрещалось многоженство, при наличии в доме второй жены предписывалось катего-
рически ее выгонять. Также было запрещено вступление в брак с близкими родственниками.
Закон допускает завещание, хотя и оговаривает, что дети не могут быть оставлены без
наследства.
Сербское государство образовалось гораздо раньше Болгарского. Но в нем было про-
ведено последовательное административно-территориальное устройство. Как и во всех фео-
дальных государствах, судебное устройство Сербии было сложным. Главное место занимает
царский суд, который подразделялся на придворный, областной и городской.
В 1349 г. был принят «Законник» Стефана Душана. В соответствии с ним среди госу-
дарственных преступлений основное место занимают измена и разбой. В церковных судах
Сербии преимущественное положение занимает инквизиция.
С древних времен на южном побережье Балтийского моря проживали многочисленные
славянские племена. Со временем на территории этого поселения образовались государства
Польша, Чехия и Словакия.
Среди значительного количества источников польского права наибольшего внимания
заслуживает Польская правда, которую в Польше назвали Эльблонской книжкой. Это была
неофициальная кодификация, а частная, которых в Польше было большое количество. Среди
официальных кодификаций польского права следует отметить Статуты Казимира Великого,
изданные в 1347 г.
До 1347 г. польское уголовное право не отличало умысла от неосторожности, широко
применялась и допускалась ответственность без вины. После издания Статутов Казимира
Великого теоретическая сторона уголовного права подверглась некоторым изменениям.
Назначение наказания находилось в прямой зависимости от субъективной стороны преступ-
ления.
Судебный процесс польского права также претерпевает некоторые изменения. На пер-
вое место среди доказательств ставились документы и показания свидетелей. Стала воз-
можна апелляция на судебные решения.
Все более или менее важные сборники чешского права имеют частный характер. Чеш-
ское дворянство не желало никакой официальной кодификации, т. к. это могло стеснить суд,
который находился в его руках.
Среди частных кодификаций следует выделить «Книгу старого пана Роземберга»,
которая трактует о правилах судопроизводства; «Ряд земского права», который излагает
нормы старого чешского права и процесса и др.
64
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Наиболее полной кодификацией чешского права является кодификация чешского юри-


ста XVI в. Викторина Корнелиша — «Девять книг о правах земли чешской».
Помимо земского права, в систему чешского права входили городское, горное и сель-
ское.
К чешскому праву также следует отнести и земские книги, куда заносились решения
земского суда по уголовным и гражданским делам. Данные решения имели силу прецедента.
Если в судебном процессе ответчик не соглашался с предъявленным ему обвинением,
то он должен был доказать свою невиновность, т. е. на нем лежало бремя доказывания.

65
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

34. Колонизация
Такие западные страны, как Англия, Франция, Испания, Португалия, Германия, имели
свои колонии. Большой период времени они оккупировали свои колонии в Африке, Азии,
эксплуатировали коренное население, за которым не признавали никаких прав.
Для проведения колониальной политики данные страны подготавливали своих коло-
ниальных работников и всю страну, объясняя им, что политика данного государства является
правильной и что они делают великое дело.
Колониализм – это политическое, экономическое и духовное порабощение народов
стран третьего мира правящими классами развитых государств.
Колониализм возник с образованием государства, существовал еще в рабовладельче-
скую и феодальную эпохи. Термин «колония» происходит от латинского слова «колон», кото-
рым обозначались различные формы зависимости сельского населения в Древнем Риме.
Пик развития колониализма в эпоху феодализма пришелся на период резкого обостре-
ния внутренних противоречий в европейских странах. В период XI–XIII вв. группы мало-
имущего населения Западной Европы под предводительством рыцарей-феодалов двинулись
в Крестовые походы на Ближний Восток. Они образовали там феодальные государства-коло-
нии, население которых состояло преимущественно из покоренных местных жителей. Но
подобные государства просуществовали недолго – 100–150 лет.
В XV–XVI вв. при переходе от феодальных отношений к капиталистическим колони-
ализм становится всемирным явлением. Данное обстоятельство привело к существенным
историческим изменениям в Европе, которые растянулись на десятилетия. Характерными
признаками изменения были рост промышленного производства, развитие науки, расшире-
ние торговли, увеличение спроса на золото. Именно золото и сыграло главную роль в стрем-
лении европейцев к поискам новых земель.
Золото только в древности использовалось для изготовления каких-либо изделий. Но
постепенно оно становилось универсальным товаром, на который можно было обменять
любой другой товар. С ростом производства и торговли росла потребность в золоте.
Большим толчком для развития колониализма послужили географические открытия,
которые и определили основные направления колониальных захватов: через Атлантический
океан в Америку и вокруг Африки, через Индийский океан в Азию.
Первыми колониальными захватчиками выступали не самые экономически развитые
страны, а те, которые обладали большим опытом в мореходстве и морской торговле, – Пор-
тугалия и Испания.
Колониализм утверждался насильственным путем. Португалия, Испания, Англия,
Франция и другие применяли данный путь для порабощения стран третьего мира. В данных
странах европейцы столкнулись с различными по уровню развития обществами, которые в
военно-техническом отношении уступали европейцам. Превосходство европейцев росло по
мере развития промышленности, науки и техники в Европе.
В результате прохода в XV в. Васко да Гамы вдоль восточного побережья Африки,
а затем и Индии португальцы подчинили себе города-государства восточно-африканского
побережья и западное побережье Индостана.
Западное полушарие представляло собой сосредоточение испанских колоний. Образо-
вав на островах Гаити и Куба свои опорные пункты, Испания подчинила себе территории
Мексики, Центральной и Южной Америки (за исключением Бразилии и Гвианы).
На протяжении всего периода колонизации страны-колонизаторы вели ожесточенную
борьбу за владение территорий как со странами-колониями, так и между собой. Они уста-
навливали жестокий режим колониальной эксплуатации. Коренное население колонистов
66
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

было лишено всех прав. Период колонизации продолжался вплоть до начала XX в., к дан-
ному периоду времени еще 90 % территории Африки было колонизировано.

67
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

35. Вестфальский мир (1648 г.)


23 мая 1618 г. в Прагу прибыла делегация протестантов из Богемии (входила в состав
Священной Римской империи) по поводу применения к ним строгих мер. В ходе переговоров
делегаты выбросили через окна двух чешских католических советников и секретаря импе-
ратора. Мятежники образовали повстанческое правительство и создали небольшую армию.
Так началась Тридцатилетняя война.
Данная война представляет собой с одной стороны противостояние между католи-
ками и протестантами, а с другой – между немецкими князьями и императорской властью,
против которой они восстали. Также существовали и территориальные проблемы – кня-
зья пытались расширить свои государства. В империи католицизм исповедовался меньшин-
ством, но его поддерживали Габсбурги, герцоги Виттельсбахи могущественной Баварии,
религиозные ордена.
В 1635 г. война утрачивает свой первоначальный религиозный характер, а на первый
план выступают политические расчеты. Швеция и Франция хотят увеличить свои владения
за счет ослабленной Германии, а немецкие князья хотят освободиться от императорской вла-
сти. Но ни Фердинанд II, ни его сын Фердинанд III не хотели уступить противникам своей
территории, и война затягивается еще на 13 лет.
Вестфальский мир 1648 г. послужил окончанием Тридцатилетней войны 1618–
1648 гг. и включил в себя 2 мирных договора, подписанных после длительных перегово-
ров 24 октября 1648 г. в городах Вестфалии Мюнстере и Оснабрюке. Оснабрюкский дого-
вор был заключен между римским императором и его союзниками с одной стороны, и Шве-
цией с союзниками – с другой. Мюнстерский договор заключался между императором с
союзниками с одной стороны, и Францией с союзниками – с другой. Положения Вестфаль-
ского мира касались территориальных изменений, религиозных отношений и политического
устройства Римской империи.
После заключения Вестфальского мира Швеция получила от Римской империи 5 млн
талеров, остров Рюген, всю Западную и часть Восточной Померании с Штеттином, Висма-
ром, архиепископством Бремен и епископством Верден. Таким образом, во владении Шве-
ции оказались основные гавани Балтийского и Северного морей. Швеция как владелица гер-
манских княжеств стала членом империи и была наделена правом посылать своих депутатов
на имперские сеймы.
Франция после заключения Вестфальского мира получила бывшие владения Габсбур-
гов в Эльзасе, а также подтвердила свой суверенитет над лотарингскими епископствами
Мец, Туль и Верден.
Являясь победителями в Тридцатилетней войне (1618–1648 гг.), Франция и Шве-
ция были объявлены основными гарантами выполнения Вестфальского мира. Германские
княжества Бранденбург, Мекленбург-Шверин, Брауншвейг-Люнебург, являясь союзниками
держав-победительниц, расширили свои территории за счет конфискации монастырских
земель, герцогу Баварии был присвоен титул курфюрста.
Германские князья были независимыми от императора в проведении как внутренней,
так и внешней политики, они только не могли заключать внешних союзов против империи и
императора. Германские реформаторы были уравнены в правах с католиками и лютеранами,
узаконена конфискация (секуляризация) церковных земель, которая была произведена до
1624 г.
Вестфальский мир имел огромное международное значение. Попытка создания миро-
вой империи под эгидой Габсбургов (испанских и австрийских), а также их планы подавле-
ния реформационного движения в Европе и подчинения буржуазной Голландской респуб-
68
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

лике потерпели крах. Швейцария и Голландия добились международного признания своего


суверенитета. Франция длительный период времени занимала господствующее положение
в Западной Европе.

69
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

36. Великая французская


революция и международное право
Великая французская революция породила великие демократические принципы, неко-
торые стали принципами нового международного права. В современном мире все более
явным становится положение о том, что мировая политика должна исходить преимуще-
ственно из общечеловеческих ценностей во имя будущего всего человечества.
Основные права и свободы человека нашли свое закрепление в Декларации прав
человека и гражданина, которая была принята во время революции.
С XIX в. способы и средства защиты прав человека как на государственном, так и
на международном уровнях существенно обогатились и шагнули далеко вперед. Но нельзя
утверждать, что документы Великой французской революции имеют только историческое
значение. Утратив свою формальную юридическую силу, они и в настоящее время сохра-
нили значение как для Франции, так и всего мира.
Особое место занимает Декларация прав человека и гражданина 1789 г., кото-
рая представляет собой основной элемент национального наследия Франции. Декларация
состоит из 17 статей. Вданной Декларации в качестве основных и неотъемлемых прав чело-
века были провозглашены свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнете-
нию. Равенство человека как «естественное и неотъемлемое право» в Декларации не упо-
минается, но она установила, что люди рождаются и остаются свободными и равными в
правах. Декларация закрепила положение о том, что закон может запрещать только такие
действия, которые вредны обществу.
Принятая в 1793 г. Декларация прав во многих положениях дублирует Декларацию
1789 г., но имеет и существенные отличия. Она содержит положения о свободе собраний
и отправления религиозных обрядов, обязанность общества заботиться о неимущих в ходе
поиска ими работы и обеспечивать средствами к существованию нетрудоспособных. Также
Декларация закрепляет не только право на сопротивление угнетению, но и говорит о восста-
нии как о праве и обязанности народа в том случае, если правительство нарушает его права.
Некоторые параллели можно провести между положениями французских конституций
конца XVIII в. и современными международно-правовыми документами, которые посвя-
щены защите прав человека.
Так, общую основу имеют ст. 4, 9 гл. 5 раздела III Конституции 1791 г., ст. 96 Консти-
туции 1793 г. и ст. 10 Всеобщей декларации прав человека, ст. 14 Пакта о гражданских и
политических правах, ст. 8 Декларации 1789 г. и ст. 14 Декларации 1793 г., где устанавлива-
ется положение о том, что данный закон обратной силы не имеет.
Во время революции образовался институт политического убежища. Так, ст. 120 Кон-
ституции 1793 г. было закреплено положение о том, что народ Франции предоставляет убе-
жище иностранным лицам, изгнанным из своего государства за преданность свободе. Право
политического убежища нашло свое закрепление и в ст. 14 Всеобщей декларации прав чело-
века.
В настоящее время для развития международных отношений необходимо пересмот-
реть различные подходы к проблемам международного права, в т. ч. и к проблемам меж-
дународной защиты прав человека. Государства, сотрудничающие в системе ООН, в своей
деятельности руководствуются различными концепциями прав человека. Страны – члены
ООН часто по-разному или даже противоположным образом понимают положения и Устава,
и Всеобщей декларации 1948 г., и даже Пакта 1966 г.

70
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Существующие проблемы в области прав человека должны рассматриваться и разре-


шаться с учетом всего того, что накоплено человеческим опытом, включая и наследие Вели-
кой французской революции. Большинство положений, принципов и институтов, возникших
под ее воздействием, развивается и в современном мире.

71
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

37. Конгрессы и конференции


XIX в. и международное право
Венский конгресс 1814–1815 гг. Многие историки считают, что влияние Венского
конгресса на международное право заключается лишь в ссылках на статьи Заключитель-
ного акта конгресса, в которых было предписано установление международного режима по
пограничным и международным рекам, как-то: Рейн, Маасу, Мозель и Шельдь. Также на
международное торговое право оказали влияние 2 приложения, одним из которых запреща-
лась торговля неграми, а по другому было установлено единое деление дипломатических
агентов на классы.
Продолжением решений Венского конгресса был договор, заключенный между Рос-
сией, Австрией и Пруссией, о создании Священного союза, к которому вскоре присоедини-
лись многие государства.
Декларация о прекращении торговли неграми была принята 8 февраля 1825 г. В ней
было закреплено положение о том, что представители государств, собравшиеся на конгресс,
выражают желание прекратить торговлю неграми, как бесплатной рабочей силой, являющу-
юся «постыдной для Европы и оскорбительной для человечества». Но в ней не было указано
точного времени, к которому данная торговля должна быть прекращена.
Разделение дипломатических агентов по классам закреплялось в одном из положений
Венского конгресса. В соответствии сданным положением к первому классу агентов отно-
сились послы и папские легаты, ко второму – посланники, министры и иные уполномочен-
ные лица, к третьему – поверенные в делах.
Парижский конгресс 1856 г. Парижский конгресс положил начало новому периоду
европейских международных отношений, что не могло не оказать влияния на развитие меж-
дународного права в целом.
Парижский конгресс предусматривал положение Венского конгресса в отношении
судоходства по международным рекам и определил, что данные положения будут приме-
няться к Дунаю и его устью.
Специальное положение Парижского трактата содержит положение о возобновле-
нии Лондонской конвенции от 13 июля 1841 г., в соответствии с которой все проливы в море
объявлялись закрытыми для прохода военных кораблей всех держав. Черное море было объ-
явлено нейтральным. В отношении Аландских островов не допускалось применение какого-
либо оружия.
Наиболее важную роль в развитии международного права сыграла Парижская декла-
рация в отношении международного морского права. В ней содержались следующие
положения: неприятельский груз, за исключением военной контрабанды, должен переме-
щаться под нейтральным флагом; нейтральный груз, за исключением контрабанды, не под-
лежит захвату под вражеским флагом и др.
Берлинский конгресс 1878 г. Принятый Берлинский трактат признал независимыми
Сербию, Черногорию и Румынию. Также в трактате было предусмотрено обязательство
обеспечивать защиту прав человека от дискриминации.
Гаагские конференции мира. Первая Гаагская конференция была проведена 18 мая
1899 г., в которой приняло участие 26 государств. Ее неофициальное название было «мир-
ная», т. к. ее основной задачей было ограничение вооружения и обеспечение мира.
Созванная по инициативе России и США вторая конференция мира состоялась в 1906–
1907 гг., основной акцент был сделан на юридические вопросы права ведения войны.

72
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Всего в Гааге было принято 13 конвенций, Декларация о запрещении метания снарядов


и взрывчатых веществ с воздушных шаров.
Первая конвенция содержала в себе своеобразный кодекс осуществления добрых
услуг, посредничества, деятельности международных следственных комиссий и третейского
разбирательства. Существенное значение имела Конвенция об ограничении в применении
силы при взыскании по договорным долговым обязательствам. Третья конференция поста-
новила, что военные действия не должны начинаться без предварительного предупрежде-
ния.

73
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

38. Основные тенденции развития


буржуазной науки международного права
Французская революция, войны Наполеона а также последовавшие за ними Венский
конгресс и образование Священного союза оказали огромное влияние на развитие науки
международного права. Пришедшая к власти буржуазия не нуждалась в революционном
содержании естественно-правовых теории.
Но прежде чем позитивизм победил окончательно, наука международного права испы-
тала на себе влияние философии Г. Гегеля, согласно которой международное право пред-
ставляет собой внешнее государственное право. Сделанный Г. Гегелем упор на значение
силы в международных отношениях привел ктому, что его влияние на юристов-современни-
ков было незначительным. Данная позиция для науки международного права была малопри-
емлема. Но нашлись некоторые ученые, причем весьма авторитетеные, которые испытали
на себе это влияние. Одним из таких ученых был А.В. Гефтер.
В своих трудах А.В. Гефтер согласен с Г. Гегелем в том, что источниками междуна-
родного права является человеческая свобода и воля. А.В. Гефте, как и Г. Гегель, уравнивал
международное право с внешним публичным правом.
Юридический позитивизм достиг больших успехов в научно-теоретическом плане.
Именно представители данного течения привели анализ реальной юридической действи-
тельности. На данном этапе было издано большое количество учебной литературы.
Д. Кент рассматривал международное право как процесс его применения одним или
несколькими государствами. Данный подход получил свое широкое распространение в
США и Англии. Труд Д. Кента «Комментарии на американское право» был издан в 1836 г.
В Англии данное направление в середине XIX в. возглавил Р. Филимор. Его четырех-
томник «Комментарии по международному праву» вышел в период между 1854 и 1861 гг.
В начале XX в. наиболее значительным стал курс Л. Оппенгейма, первое издание которого
вышло в 1905–1906 гг.
Обособленно от англо-американской науки международного права стоял И. Бентам,
который был философом и теоретиком политической экономии. И. Бентам не ограничи-
вался формально-юридическим анализом науки международного права, а находил реальные
интересы участников международно-правового общения. Разработанная И. Бентамом тео-
рия утилитаризма представляла собой одну из теоретических основ английского фритредер-
ства.
Другое направление юридического позитивизма был широко распространено немец-
кими авторами. Со второй половины XIX в. получили признание и в других странах Запад-
ной Европы и Латинской Америке. Основными представителями данного направления были
К. Бергбом, П. Лаванда, А. Эсмен и др. На первый план выступало влияние римского права
и свойственное ему деление юридических институтов на «лица», «вещи» и «действия».
Сторонники данной теории исходили из анализа и обобщения юридических явлений, а не
попытки выяснить их сущность.
В Германии наиболее ортодоксальным представителем позитивизма был Э. фон Уль-
ман, который утверждал, что естественное право представляет собой «умственную спеку-
ляцию».
Но позитивизм не был самым популярным течением, обычно он дополнялся полити-
ческими или моральными соображениями. Подобное произошло с И.К. Блюнчли и Ф. фон
Листом. Изданная в 1868 г. книга И.К. Блюнчли «Современное международное право циви-
лизованных государств, изложенное в виде кодекса» была весьма популярной. И.К. Блюнчли
74
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

в своих работах делал акцент на христианский народ и государство. Для И.К. Блюнчли и его
сторонников государство представляет собой коллективную личность, одаренную волей –
юридическое существо. Аналогично трактовал международное право Ф. фон Лист.
В других государствах Европы позитивное направление также было популярным, хотя
его основополагающие принципы не соблюдались так строго.

75
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

39. Роль Великой Октябрьской


социалистической революции в
становлении нового международного права
В период Великой Октябрьской социалистической революции общество, которое
характеризовалось наличием частной собственности, классов и эксплуатации людьми друг
друга, начало переход к обществу, которое основывается на общественной собственности,
обществу без классов и эксплуатации.
Такой перелом в истории не мог не отразиться на международном праве. На междуна-
родной арене в лице социалистического государства появилась особая сила, которая высту-
пала против реакционных методов в международном праве и вела борьбу за применение в
международных отношениях новых принципов. Их целью является обеспечение мира, осво-
бождение угнетенных народов от колониальной зависимости, а также осуществление меж-
дународного сотрудничества на равных правах.
Появление мировой системы социализма и ее международное влияние существенно
сказались на принципах внешней политики социализма, на международном праве. Октябрь-
ская революция и образованное ею социалистическое государство были существенной под-
держкой для колониальных стран. В результате освобождения колоний образуется много
независимых государств, оказывающих воздействие на международное право в том же
направлении, что и социалистические государства. Именно поэтому в международных отно-
шениях влияние империализма резко снизилось.
В ходе оказываемого воздействия растущих сил социализма, демократии и прогресса,
наступившего после Великой Октябрьской социалистической революции, международное
право претерпело существенные изменения. Германский фашизм и японский империализм
пытались разрушить международное право и заменить его на господство высшей расы, что
только вызвало сплочение всех прогрессивных сил. Вызванный данными обстоятельствами
общий демократический подъем привел к разгрому фашизма, а также позволил развиваться
международному праву. Существенные изменения претерпели и принципы международного
права, были отменены многие устаревшие принципы и институты.
Произошедшие в международном праве изменения коснулись всех его отраслей и
институтов. Перемены в отдельных областях международного права произошли прежде
всего в связи с изменениями его основных принципов.
В области ответственности получила широкое распространение международная ответ-
ственность за войну и ее последствия. Образовался принцип запрещения агрессивной
войны, что послужило ликвидации «права победителя».
Произошли коренные изменения вправе международных договоров. Были признаны
недействительными международные договоры, которые были силой навязаны государству
или противоречили принципам международного права. Роль международных договоров в
международном праве резко возросла, они стали его основным источником.
Расширился круг субъектов международного права. Теперь субъектами были не только
государства, но также международные организации и нации, борющиеся за свою независи-
мость.
Были существенно изменены нормы нейтралитета в международном праве, а также
нормы во многих других отраслях международного права.
Становление нового международного права не означает, что все правовые нормы ста-
рого международного права отбрасываются и не имеют никакого значения. Те или иные
принципы старого международного права действительно были ликвидированы и заменены
76
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

новыми, но некоторые из них остались и действуют по сей день, хоть и претерпели некото-
рые изменения.
Образовалось немало принципов и норм, которые относятся к новым сферам междуна-
родного правового регулирования, а также подверглись изменению общий характер и сущ-
ность международного права.

77
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

40. Тенденции развития международного


права до начала второй мировой войны
Среди всех противоречий между державами-империями основным было противоре-
чие между победителями и побежденными в Первой мировой войне (1914–1917 гг.).
Напряженными отношения были и между победителями. Наличие существующих противо-
речий привело к созыву в октябре 1925 г. Локарнской конференции.
На данной Конференции было принято большое количество документов, регулирую-
щих взаимоотношения между государствами. Основным документом был Рейнский пакт,
заключенный между Германией, Бельгией, Францией и Великобританией. Он гарантиро-
вал неприкосновенность границ между Германией, Бельгией и Францией. Данные государ-
ства обязывались не предпринимать никакого нападения или вторжения, а также не осу-
ществлять друг против друга никаких военных действий. В том случае, если возникшие
разногласия невозможно уладить дипломатическим путем, этим занималась или согласи-
тельная комиссия, или проводилось третейское разбирательство.
После проведенной Локарнской конференции Германия была включена в «европей-
ский концерт», а после введения в действие принятых актов Германия была принята в Лигу
Наций и ей было обеспечено место в Совете Лиги.
Локарнские соглашения были заключены с Германией на равных основаниях как с
равноправным государством, была гарантирована неприкосновенность ее западных границ,
однако в отношении восточных границ ничего не было сказано.
По своей сути Локарнские договоры несли в себе опасные последствия и фактически
были нацелены не на мир, а на войну. В результате заключенных Локарнских договоров
ограничения в отношении вооружения Германии стали более ослабляться и игнорироваться.
Все Локарнские договоры широко рекламировали мирные средства разрешения спо-
ров, были разработаны правила применения данных средств между государствами-участни-
ками. Считалось, что система мирных средств разрешения споров между государствами как
бы дополняет Лигу Наций. Однако на практике ни Постоянная согласительная комиссия, ни
Постоянная палата международного правосудия, ни арбитражный суд не могли разрешить
ни одного серьезного спора между государствами. Сама Лига Наций во время конфликтов
между государствами либо занимала сторону сильных держав, либо самоустранялась.
Вскоре резко ухудшилась мировая обстановка: в 1929 г. разразился мировой эконо-
мический кризис, Япония произвела захват Маньчжурии, фашизм пришел к власти в Гер-
мании. Из Лиги Наций вышли Германия, Япония, а затем и Италия. Лига Наций не смогла
принять соответствующие меры против агрессоров, тем самым показав, что все возлагаемые
на данную международную организацию надежды были тщетны.
В 1938 г. между Великобританией, Францией, Германией и Италией было подпи-
сано Мюнхенское соглашение, что по сути было толчком к началу Второй мировой войны.
Данное соглашение нарушало действующие к тому времени принципы международного
права (суверенитета и т. д.), противоречило статусу Лиги Наций и другим международным
договорам, которые связывали участников Мюнхенского соглашения. Мюнхенское согла-
шение было навязано Чехословакии под угрозой агрессии со стороны Германии. Им были
предусмотрены отторжение от Чехословакии Судетской области и передача ее Германии.
Мюнхенским соглашением на Англию и Францию было возложено обязательство при-
нимать участие в «международных гарантиях», а также предусматривалось обязательство
Германии соблюдать неприкосновенность новых чехословацких границ.

78
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Кроме иных договоров, Франция имела взаимные обязательства, установленные еще в


Локрано 16 октября 1925 г., когда Чехословакия и Франция стремительно оказывали взаим-
ную поддержку друг другу при нарушении норм Локранского соглашения.

79
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

41. Влияние Второй мировой войны


на развитие международного права
С первых дней Второй мировой войны стало ясно, что довоенное международное
право хоть и запрещало ведение агрессивной войны, но не предусматривало механизма ее
предотвращения. Данное положение было изменено после нападения агрессоров на СССР,
когда была образована антигитлеровская коалиция, которая уже в ходе войны стала созда-
вать нормы и механизм их реализации.
Одним из первых документов в этой области была Декларация об ответственности
гитлеровцев за совершаемые зверства. Она была принята в 1943 г. на Московской конфе-
ренции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. В Декларации было
сказано, что те германские офицеры, солдаты и члены нацистской партии, которые были
ответственны за зверства, убийства и массовые казни, будут сосланы в те государства, в
которых они совершали подобные действия для того, чтобы они были судимы и наказаны в
соответствии с законом данного государства.
В Декларации не нашел решения вопрос о главных преступниках, преступления кото-
рых не связаны с тем или иным географическим местом и которые будут наказаны совмест-
ным решением правительств союзников. 8 августа 1945 г. было подписано соглашение
между Великобританией, Францией, США и СССР, к которому позже присоединились
Греция, Дания, Югославия, Голландия, Чехословакия, Польша, Эфиопия, Гондурас, Гаити,
Венесуэла, Уругвай и др. Оно предусматривало учреждение Устава Международного воен-
ного трибунала.
Утверждению Устава Международного военного трибунала предшествовало реше-
ние Берлинской конференции 3 держав, в которым было закреплено положение о том, что
военные преступники, и те, кто принимал участие в нацистских мероприятиях, должны быть
арестованы и осуждены.
1 октября 1946 г. подобный суд состоялся в Нюрнберге, на нем был вынесен Приго-
вор Международного военного трибунала. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11
декабря 1946 г. Приговор был признан ООН. Таким образом, Генеральная Ассамблея под-
тверждает принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибу-
нала. На конференциях решались и другие вопросы, которые имеют международно-право-
вое значение.
В 1943 г. была проведена Московская конференция министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании, где была принята Декларация о всеобщей безопасности.
В данном документе выражалась необходимость в самый короткий срок образовать органи-
зацию для поддержания международного мира и безопасности.
Также на Московской конференции был принят документ «Основы нашей программы
по вопросам экономического сотрудничества», который содержал в себе цели расширения
международной торговли без дискриминации.
На Тегеранской конференции 28 ноября – 1 декабря 1943 г. была принята Деклара-
ция трех держав, которая признавала ответственность участников конференции и всех Объ-
единенных Наций за создание такого мира на Земле, который бы получил одобрение у подав-
ляющего числа жителей земного шара и который бы устранил бедность и войну на долгое
время.
В Думбартон-Оксе (США) с 21 по 29 августа 1944 г. происходили предварительные
переговоры по вопросам учреждения международных организаций для поддержания мира
и безопасности.
80
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

С 4 по 11 февраля 1945 г. проходила Крымская конференция. В Ялте руководители


3 держав объявили своей целью уничтожение германского милитаризма и нацизма. Особое
место занимал вопрос ограничения правомочий Германии в отношении своих материальных
ресурсов, а также обязать ее возместить ущерб союзным странам.
Большую роль в международном праве сыграла Постдамская конференция, ее решения
и в настоящее время имеют колоссальное значение для международной политики и между-
народного права.

81
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

42. Международное морское право


в эпоху рабовладельческого строя
В период рабовладельческого строя торговые отношения между странами развивались
медленно. Море не представляло собой большую дорогу, которая соединяет все страны
Древнего мира. Но морские связи существовали и развивались.
Впервые морское право было кодифицировано в античное время. Они, как это
было сделано в Родосском кодексе, или Родосском морском праве, объединили правила,
которые постепенно приобрели обязательный характер, но не были санкционированы, хотя
и были добровольно признаны купцами и торговцами всех наций.
Родосский кодекс (III или II в. до н. э.) был широко популярен на побережье и ост-
ровах Средиземного моря, т. к. его принципы признавались и греками, и римлянами. Память
о нем хранилась большой период времени, целое тысячелетие. Совокупность его норм,
созданная еще во время поздней Империи, носила название Родосского морского права. Это
право было сведено воедино между VII и IX вв. и применялось на побережье и островах
Средиземного моря в течение продолжительного времени.
В то время торговые и морские отношения не приобрели международного значения, и,
естественно, не могла возникнуть необходимость в кодификации мореплавания, которая бы
регулировала взаимоотношения государств на морях. Но в истории Древнего мира наблю-
дались случаи, когда были установлены преимущественное и даже господствующее поло-
жение более сильных государств в некоторых морских районах.
В период расцвета могущества Рима римляне считали Средиземное море своим озе-
ром. Римляне распоряжались всеми морями до тех пор, пока единство Римской империи не
было разрушено. На море не было другой юрисдикции, кроме императорской. Но установ-
ление римской юрисдикции на море не вело за собой права на владение морем, это будет
характерной особенностью в эпоху феодализма.
Римские юристы не замечали разницы в правовом положении моря и воздуха. Они счи-
тали, что и воздух, и море находятся в общем пользовании всех. Их высказывания касались
не отношений международно-правового характера, а отношений, регулировавшихся внут-
ренним римским правом. Римские авторы рассматривали море как вещь и не могли приоб-
рести его в собственность, но они вовсе не считали море открытым для других народов.
В ходе экономических условий развития рабовладельческого общества правосознание
не могло подняться до точки понимания того, что провозглашение свободы моря является
необходимым. В более позднее время, когда рабовладельческие отношения сменили фео-
дальные, которые по своей сути являются более высокой ступенью в социально-экономиче-
ском развитии общества, необходимых причин для установления принципа свободы моря
также еще не возникло.
В дальнейшем при распространении власти на морские пространства ни греки, ни
римляне не делили море на какие-либо категории (территориальные воды или открытое
море), хотя некоторые римские императоры время от времени огораживали отдельные
участки моря, которые становились их частным владением. Такие действия получат широ-
кое распространение в последующую эпоху развития человечества. Древнегреческий исто-
рик Фукидида (460–400 гг. до н. э.) говорил: «Несомненно, что тот, кто занял море, не может
воспрепятствовать судоходству невооруженному и мирному, а когда невозможно воспрепят-
ствовать с берега – даже менее необходимому и более опасному проходу».
Эта идея, которая много веков спустя была развита и обоснована Г. Гроцием и его
последователями, содержала в себе зачатки такого будущего понятия, как мирный проход
82
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

через морскую полосу, которую прибрежное государство может защищать с берега силой
оружия, а за этой полосой – плавание.

83
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

43. Международное морское право в эпоху


феодализма и перехода к капитализму
Феодальные отношения породили вотчинный взгляд на территорию. В феодальном
праве не было различия между собственностью на землю и водные пространства. Счита-
лось, что, обладая землей или водой, собственник обладал властью и над всей территорией.
Монарх являлся верховным собственником в стране и обладал верховной властью. Фео-
дальные государства прилегающие к суше морские пространства рассматривали в качестве
«наследства», которое приобреталось вместе с прибрежной территорией. В морях, подвласт-
ных феодальным государствам, иностранцам было запрещено заниматься рыболовством и
другим промыслом, а иногда было вовсе запрещено иностранное судоходство.
Самого широкого размаха притязания феодальных государств на обладание морями
достигли после Великих географических открытий конца XV – начала XVI вв. Открытие
Америки Христофором Колумбом, высадка Васко да Гамы на берегах Индии, проложение
морского пути вокруг Африки и мыса Доброй Надежды, прибытие португальцев в Бразилию
– все это открыло широкие возможности для захвата других территорий наиболее сильными
государствами.
Сделанные португальцами и испанцами открытия породили у испанского и португаль-
ского монархов стремление овладеть открытыми новыми землями и морями, в связи с чем
между Португалией и Испанией возникли трения, которые едва не переросли в войну. В
конце концов они договорились о дележе земель и морей.
Огромные богатства открытых стран и возрастающая прибыль, которую давала тор-
говля с ними, притягивали не только испанских и португальских колонизаторов, но и бур-
жуазию других стран, на первом месте среди которых стояли Англия и Франция.
На защиту свободы морей в XVII в. решительно выступила буржуазия Голландии,
которая к тому времени превратилась в одну из развитых капиталистических стран. Прин-
цип свободы морей был выдвинут и против испано-португальских конкурентов, и против
английских.
Во второй половине XVIII в. принцип свободы открытого моря был окончательно
утвержден в качестве общепризнанного начала международного права. К этому времени
данный принцип уже не встречал возражений в доктрине международного права. Этот прин-
цип прочно укрепился и в практике государств. Огромная роль в этом принадлежала России.
Еще в 1588 г., когда на просьбу англичан закрыть Белое море для всех иностранных судов,
кроме английских, Россия ответила отказом. Наиболее активно в защиту свободы плавания
на морях Россия стала выступать в XVIII в., когда она завоевала выходы к Балтийскому и
Черному морям, став государством, имеющим выход к морю.
Признание принципа свободы открытого моря являло собой определенные
потребности государств во всемирных экономических связях. Но данный принцип распро-
странялся не на все части моря, что вызвало потребность в установлении особых правовых
режимов для отдельных частей моря.
Постепенно в ходе развития промысловых флотов в XVII в. за всеми государствами
было признано право на свободу рыболовства в открытом море, и претенденты на моно-
польное обладание морями вынуждены были сдавать свои позиции.
Выступая защитником свободы моря в середине XVIII в., Э. Ваттель считал, что право
государства на территориальные воды является бесспорным, т. к. богатства прибрежного
моря не являются неисчерпаемыми и пользование морем в прибрежных зонах может при-
чинить ущерб безопасности прибрежного государства.
84
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

После Крестовых походов XI в. торговля в Западной Европе была особенно оживлен-


ной, что способствовало появлению кодексов. Постепенно с развитием торговли и морепла-
вания росло и число сборников, в которых формировались различные правила, касавшиеся
торгового мореплавания.

85
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

44. Международное морское право


в период подъема капитализма
Основные институты современного международного морского права начали
зарождаться в период подъема капитализма. Нормы, регулирующие публично-правовые
отношения государств в пределах водного пространства, создавались и накапливались на
протяжении многих столетий и представляли собой главным образом международные обы-
чаи. Редко по узким вопросам мореплавания государства заключали международные согла-
шения. Эти соглашения относились в большей степени к тем периодам, когда были военные
действия, т. к. война считалась допустимым состоянием международных отношений.
Международные обычаи в области использования морей и океанов создавались на про-
тяжении длительного периода времени и многие из них признавались некоторыми государ-
ствами. Поэтому между государствами возникали споры о том, является ли та или иная
международно-правовая норма общеобязательной. Со временем возникла необходимость в
кодификации норм международного морского права. Попытки кодификации предпринима-
лись уже в XVII–XIX вв.
Еще в 1941 г. США и Великобритания в Атлантической хартии заявили, что все госу-
дарства должны предоставить другим государствам возможность свободно и беспрепят-
ственно плавать по морям и океанам. Но данное заявление неоднократно нарушалось США
и Великобританией после Второй мировой войны. Не всегда следуют ему они и сейчас.
В последнее время США и Великобритания совершают такие действия на морях, кото-
рые не отвечают общим принципам международного права, а также принципу свободы
открытого моря. Они неоднократно проводили в Мировом океане испытания ядерного ору-
жия, что оказало огромное влияние на флору, фауну и воздушное пространства акватории
Мирового океана.
После победы во Второй мировой войне была образована комиссия международного
права, которая уделила большое внимание международному морскому праву. Она подгото-
вила проект статей, относящихся к морскому праву, и рекомендовала Генеральной Ассам-
блее ООН созвать международную конференцию полномочных представителей для его рас-
смотрения. Первая Конференция ООН по морскому праву состоялась в Женеве с 24 февраля
по 29 апреля 1958 г.
Первая Конференция ООН по морскому праву приняла 4 конвенции в области меж-
дународного морского права: Конвенцию о территориальном море и прилежащей зоне, Кон-
венцию об открытом море, Конвенцию о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого
моря и Конвенцию о континентальном шельфе. Также на данной конференции были одоб-
рены резолюции об испытаниях ядерного оружия в открытом море, о загрязнении моря
радиоактивными отходами, о рыболовстве и об исторических водах.
Для решения вопроса о предельной ширине морской полосы вдоль берега (территори-
альном море) в 1960 г. была созвана II Конференция ООН по морскому праву, но из-за
негативной позиции некоторых стран она окончилась неудачей. Новым этапом в развитии и
кодификации международного морского права стала III Конференция ООН по морскому
праву, длившаяся с 1973 по 1982 гг. в которой приняло участие около 160 государств. Резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН от 26 ноября 1973 г. поставила перед конференцией
задачу о принятии такой конвенции, которая регулировала бы все вопросы, касающиеся мор-
ского права. В 1982 г. была подписана Конвенция ООН по морскому праву. Ее подписали
157 государств, Совет ООН по Намибии и ЕЭС.

86
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Конвенция представляет собой огромное достижение за всю историю кодификации


международного морского права. И если все участники Конвенции ООН по морскому праву
будут относиться с уважением к данному соглашению, то Конвеция будет оказывать пози-
тивное влияние на развитие мирных, дружественных отношений государств в акватории
Мирового океана.

87
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

45. История развития


международного торгового права
Международное торговое право возникло в результате разделения труда и появления
у людей специализации. Вследствие того что была возможность производства продукции
не только для личного потребления, но и для реализации, появились сделки и гражданский
оборот.
Некое подобие международного торгового права возникло во времена Римской рес-
публики. Возникновение торгового права связано с некоторыми причинами. После прове-
дения римлянами военных действий иностранные купцы стали осуществлять торговлю на
территории Рима. Но т. к. римляне не приветствовали иностранцев, то они были вынуждены
осуществлять свою деятельность через римских граждан, т. е. иностранный купец заключал
договор с гражданином Рима, а последний выступал от своего имени с другими римскими
гражданами.
С развитием феодализма образовалась особая публичная регламентация положения
купцов, благодаря деятельности которых в Западной Европе и образовалось частноправовое
регулирование торговли, в т. ч. и международное. В средневековом европейском городе все
купцы объединялись в корпорации (торговые гильдии). Объединение также происходило и с
купцами определенной территории, торговавшими с другими государствами. Возникающие
между купцами споры рассматривались внутри гильдии. При наличии большого количества
споров по торговле появилось обычное право для каждой торговой гильдии, которое впо-
следствии стало записываться.
С постепенным развитием международной торговли различия в обычаях между кор-
порациями постепенно теряли свое значение, и из права корпорации возникало междуна-
родное купеческое право, которое также впоследствии записывалось. Сборники записанных
обычаев являются источниками международного купеческого права.
Основными сборниками являются:
1) «Consulato del mare» – сборник правил морского права;
2) Олеронский судебник;
3) сборник обычаев «Висбийское морское право»;
4) Сборник морского права Ганзы.
С развитием экономики Европы и вовлечением в торговлю новых территорий право
торговли все более отделяется от купеческого и превращается в частное право всех торгов-
цев. Упадок средневекового международного торгового права начался в XVII в.
Франция стала первым государством в Европе, которая наделила торговые обычаи
законной силой. Ж.-Б. Кольбер создал законодательную комиссию для развития торговли и
промышленности. Данная комиссия в марте 1673 г. создала Ордонанс о торговле. Через 8 лет
в августе 1681 г. во Франции был принят новый кодифицированный акт в сфере торгового
права – Ордонанс о морской торговле.
В начале XIX в. Франция после Великой французской революции решила создать
новое торговое законодательство. Для этого в 1801 г. была создана законодательная комис-
сия, входе работы которой 1 января 1808 г. вступил в силу Французский торговый кодекс.
Данный кодекс явился началом международного торгового права путем унификации наци-
онального торгового права европейских стран.
Другим этапом развития международного торгового права стала законодательная дея-
тельность Германского торгового союза. В ходе его деятельности в 1848 г. был разработан
Вексельный устав, а в 1861 г. – Общегерманское торговое уложение, которое в 1871 г.
88
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

входе создания единой Германской империи превратилось в часть национального законода-


тельства Германии.
В период XIX в. идо половины XX в. международное торговое право в правовой науке
широко не используется. Появление современного международного торгового права связы-
вают с концом XX в. На это обстоятельство оказало влияние развитие международной тор-
говли. Дальнейшее его развитие привело к развитию различных правил и правовых инсти-
тутов.

89
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

46. Развитие международного консульского права


Являясь отраслью международного права, консульское право представляет собой
совокупность международно-правовых норм, регулирующих порядок учреждения и дея-
тельность консульских представительств, их функции, статус членов их персонала, а равно
консульские привилегии и иммунитеты.
Основными источниками консульского права являются международный договор
и обычай. Причем в консульском праве преимущественное положение занимали обычные
нормы международного права. Первым соглашением, которое регулировало консульское
право, был Венский протокол 1815 г. о рангах дипломатических представителей. Данный
протокол в 1818 г. был дополнен Аахенским протоколом.
Договоры и конвенции по разрешению консульских вопросов заключались еще в XII в.
Среди основных международных договоров в области консульского права можно выде-
лить:
1) Каракасскую конвенцию о консульских функциях 1911 г.;
2) Гаванскую конвенцию о консульских чиновниках 1928 г.;
3) Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г., которая начала действовать
с 18 марта 1967 г. и др.
Основным источником кодификации консульского права являются:
1) Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.;
2) Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.;
3) Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международ-
ными организациями универсального характера 1975 г.;
4) Конвенция о специальных миссиях 1969 г. Среди источников консульского права
важное значение имеет национальное законодательство государства, которое определяет
функции и статус консульских учреждений.
Консульские учреждения стали функционировать в пределах определенного консуль-
ского органа, а не на территории всего государства. Предел консульского округа опреде-
лялся по взаимному соглашению с соответствующим государством. В большинстве своем
консульский округ охватывал несколько административно-территориальных единиц госу-
дарства пребывания.
Консульские отношения начали возникать при установлении дипломатических отно-
шений, а при их отсутствии – на основе соглашения заинтересованных государств. Причем
для открытия консульского учреждения было необходимо согласие государства пребывания.
Консулы стали назначаться ведомством иностранных дел с последующим уведомле-
нием страны государства пребывания. Назначенному консулу выдавалось удостоверение о
его полномочиях, а государство, принимающее консула, выдавало ему разрешение на испол-
нение его обязанностей. С момента получения данного разрешения и начиналась деятель-
ность консула.
В 1963 г. была принята Венская конвенция о консульских сношениях, в кото-
рой была закреплена норма, касающаяся консульских привилегий и иммунитетов. Сдан-
ного момента помещения, занимаемые консульскими учреждениями, а также резиденция их
главы являются неприкосновенными. Но в Венской конвенции закреплено положение о том,
что власти государства пребывания могут проникать в помещения консульских учреждений
в случае какого-либо стихийного бедствия. Архивы, документы и официальная переписка
консульского учреждения также неприкосновенны.
Широкое распространение получили нормы, которые предусматривают ограниченное
освобождение консульских должностных лиц от юрисдикции государства пребывания. В
90
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

соответствии со ст. 41 Венской конвенции о консульских сношениях консульские должност-


ные лица не подлежали ни аресту, ни предварительному заключению, кроме как по судеб-
ному постановлению при совершении тяжкого преступления. Консульские должностные
лица также не могли быть заключены в тюрьму, за исключением случаев исполнения всту-
пившего в законную силу судебного решения.

91
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

47. Возникновение и развитие


дипломатического права
Дипломатическое право – одна из самых старых отраслей международного права,
представляет собой результат дипломатической деятельности субъектов международного
права, которые в настоящее время осуществляют свою деятельность в рамках дипломатиче-
ского права.
Посредством дипломатической деятельности осуществляются внешние функции госу-
дарств, она выступает одним из главных направлений внешней политики государства. В
отличие от внешней политики, дипломатическая деятельность является более узким поня-
тием. Под ней понимается внешняя деятельность только органов внешних сношений субъ-
ектов международного права.
Государство как субъект международного права не может развиваться без внешних свя-
зей с другими субъектами международного права, для чего было необходимо создать аппа-
рат осуществления и регулирования этих связей.
Дипломатическая деятельности субъектов международного права осуществляется
посредством переговоров, подготовки и заключения международных договоров и соглаше-
ний, дипломатической переписки и т. д.
Западные авторы считают, что дипломатическое право возникло еще в догосударствен-
ную эпоху, объясняя это тем, что именно в данное время сложился определенный обычай,
который впоследствии преобразовался в институт неприкосновенности посла. Постепенно с
образованием и развитием государств стали складываться отдельные обычаи, которые нахо-
дили свое выражение в договорах, регулирующих официальные взаимоотношения между
государствами.
В Древней Индии Законы Ману содержали положение о том, что посол и посольства
находятся под покровительством Бога.
Послы были неприкосновенны, любой, кто осмеливался нарушить данное положение,
подвергался смерти. Послы Древней Греции также были неприкосновенны, и считалось, что
они находятся под покровительством Гермеса.
Феодальные международные отношения, как и древние, не имели всеобъемлющего
характера. Дипломатические отношения ограничивались определенными районами (Евро-
пой, Ближним Востоком, Дальним Востоком и др.), хотя в данное время уже были некоторые
связи между дальними районами.
Характерной особенностью дипломатической деятельности феодального периода
являются созданные институты постоянного посольства и образование «привилегии квар-
талов» (кварталы города изымаются из юрисдикции государства пребывания в пользу ино-
странных послов). о уже к середине XVII в. «привилегия посольского квартала» была отме-
нена по всей Западной Европе, кроме Мадрида.
К началу XVIII в. отменяется право убежища в помещении дипломатического предста-
вительства. И уже во второй половине XIX в. в Европе сформулировалась обычная норма,
которая запрещала предоставлять убежище в помещении дипломатического представитель-
ства. К этому же времени складывается принцип полного изъятия дипломатического пред-
ставителя из уголовной, гражданской и административной юрисдикции государства пребы-
вания.
Основным моментом в развитии дипломатического права является образование
и развитие международных организаций, комиссий, международных ассамблей, которые

92
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

периодически созываются, а также появление новой категории дипломатов (международные


должностные лица).
В начале XX в. дипломатическое право было уже полностью сложившимся и в основ-
ном охватывало вопросы иммунитета, выделяя личный и представительский, а также имму-
нитет рангов глав представительств.
Изначально дипломатическое право возникло и развивалось как посольское, т. е. пред-
ставляло собой совокупность норм, определявших положение посла. И только к началу
XX в. посольское право полностью преобразовалось в дипломатическое, т. е. в настоящий
момент оно представляет собой совокупность норм, регулирующих все официальные взаи-
моотношения государств.

93
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

48. Исторические аспекты развития


международного воздушного права
Международное воздушное право – отрасль международного права, это совокуп-
ность общепризнанных и специальных принципов и норм, определяющих правовое положе-
ние воздушного пространства и находящихся в нем летательных аппаратов. Устанавливается
режим использования этого пространства для целей гражданской авиации, регулируются
отношения, которые возникают между пользователями по поводу воздушных передвиже-
ний, связанных с ними коммерческих операций, обеспечивается безопасность полетов.
Международное воздушное право регулирует аэронавигационные аспекты исполь-
зования воздушного пространства, при этом не распространяясь на природоохранитель-
ные отношения, использование солнечной энергии, воздействие на атмосферные процессы.
Международное воздушное право регулирует только те отношения, которые относятся к
гражданской авиации.
В последнее время наблюдается тенденция по регулированию всей аэронавигации.
Появляются региональные организации, которые регулируют не только гражданскую, но и
военную авиацию.
В Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву закреплены нормы, согласно которым
государственные летательные аппараты должны соблюдать правила полетов ИКАО (между-
народной организации гражданской авиации) при транзитном пролете через проливы и при
архипелажном пролете. Конвенцией о международной гражданской авиации 1944 г. к госу-
дарственным относятся воздушные суда, состоящие на военной, таможенной и полицейской
службе.
Именно в рамках ИКАО разрабатывается система управления, которая смогла бы обес-
печить полеты и гражданских, и военных воздушных судов.
На Стокгольмской конференции 1986 г. был принят документ по мерам доверия,
который предусматривал ряд мер «воздушного доверия» в военной области, а также про-
ведение воздушного контроля. Конференция проходила в рамках Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе. В 1992– г. был подписан Договор по открытому небу,
которым был определен порядок проведения таких инспекций. Ранее воздушный контроль,
осуществляемый военными судами, допускался Договором об Антарктике 1959 г.
В настоящее время складывается устойчивая практика уведомления о проведении
испытаний ракетоносителей в Мировом океане в пределах тех зон, которые объявлены
зонами морского и воздушного пространства, уведомлений о запуске ракет с бортов научно-
исследовательских судов.
Основу современного воздушного права составляют:
1) Чикагская конвенция 1944 г., на основе положений которой строятся взаимоотноше-
ния между государствами в международной гражданской авиации;
2) Варшавская конвенция 1949 г., на которой были унифицированы некоторые согла-
шения о международных воздушных перевозках, а Гаагским протоколом 1955 г. вышеупо-
мянутая конвенция была дополнена.
3) Гвадалахарская конвенция 1961 г. было предоставлено право осуществления пере-
возки на арендуемых воздушных судах;
4) Другие международные акты урегулировали вопросы, касающиеся правонаруше-
ний, совершаемых на бортах воздушных судов, ответственности за их совершение и порядка
возмещения пассажирам и авиакомпаниям ущерба на территории любого государства.

94
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

5) В Чикагской конвенции закреплены основные принципы сотрудничества в обла-


сти международной гражданской авиации: полный и исключительный суверенитет каж-
дого государства на свое воздушное пространство, обеспечение безопасности полетов по
международным воздушным линиям на территории государства, предоставление средств и
создание необходимых условий для осуществления международных воздушных сообщений
своими компаниями, установление регулярного воздушного сообщения путем заключения
двусторонних и многосторонних соглашений между государствами и др.

95
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

49. История развития международного


космического права в период холодной войны
Международное космическое право было образовано во второй половине XX в., т. е.
в период холодной войны. В данный период времени было принято большое количество раз-
личных конвенций, договоров, соглашений и других международных правовых актов, регу-
лирующих международные космические отношения. Среди основных документов, регу-
лирующих данные отношения, можно выделить следующие:
1) договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-
странстве и под водой (Москва, 5 августа 1963 г.);
2) договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Москва, Вашингтон,
Лондон, 27 января 1967 г.);
3) конвенция о передаче и использовании данных дистанционного зондирования Земли
из космоса (Москва, 19 мая 1978 г.);
4) соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах (от 18
декабря 1979 г.) и др. В 1963 г. был подписан Договор, участники которого обязуются запре-
щать, предотвращать и не проводить различные испытательные взрывы ядерного оружия, а
также ядерные взрывы в атмосфере и за ее пределами, включая космическое пространство.
Кроме этого, проводимые исследование, а также использование космического про-
странства, в т. ч. Луны и других небесных тел, были достоянием всего человечества и осу-
ществлялись в интересах всех стран. Все космическое пространство, в т. ч. Луна и другие
небесные тела, были открыты для исследования и использования всеми государствами без
каких-либо ограничений. Все космическое пространство, Луна и другие небесные тела сво-
бодны для научных исследований. Они не подлежат национальному присвоению, на их тер-
ритории запрещается расположение военных баз, сооружений и укреплений, а также испы-
тания любого оружия и проведение военных маневров.
На основании заключенных международных правовых договоров по космическому
праву вся деятельность на Луне, включая ее исследование и использование, осуществля-
ется в соответствии с международным правом. Луна должна использоваться только в мир-
ных целях. Запрещаются применение силы на Луне, а также любые другие враждебные
действия. Кроме этого, государствам запрещается выводить на орбиту вокруг Луны косми-
ческие корабли с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уни-
чтожения.
В процессе исследования или использования Луны государство должно проинфор-
мировать о своей деятельности Генерального секретаря ООН, а также общественность и
международное научное сообщество. Входе проводимых на Луне исследований государ-
ства имеют право собирать образцы минеральных и любых других веществ, а также выво-
зить их с поверхности Луны. Данные образцы являются достоянием, остаются в распоряже-
нии тех государств, которые обеспечили их сбор, и могут использоваться ими для научных
целей. Используемый для исследования персонал, космические аппараты, оборудование,
установки, станции и сооружения могут быть свободно размещены на поверхности Луны
или в ее недрах.
Государства могут создавать на Луне обитаемые и необитаемые станции и в обяза-
тельном порядке информировать Генерального секретаря ООН о местоположении и целях
создания данной станции. В дальнейшем каждый год государство информирует Генераль-

96
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

ного секретаря ООН также о том, продолжается ли использование этой станции и измени-
лись ли ее цели.
Все указанные международные договоры и их положения в отношении международ-
ных отношений в области космического права действуют и в настоящее время.

97
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

50. Развитие международного


космического права в настоящее время
Исследование, использование и применение космического пространства служат не
только интересам того государства, которое осуществляет данную деятельность, но и инте-
ресам всего человечества. Для этих целей и было создано международное космическое
право, являющееся одной из новых отраслей современного международного права. Оно
образовалось в процессе освоения государствами космического пространства.
Международное космическое право – совокупность международных правовых норм,
которые определяют режим космического пространства и небесных тел, а также регулируют
отношения государств и международных организаций в процессе исследования и использо-
вания космоса.
Международное космическое право осуществляет свою деятельность на основа-
нии международных договоров и международных правовых обычаев. В космическом праве
также действуют принципы Устава ООН.
На формирование международного космического права огромное влияние ока-
зывают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Декларация правовых принципов, регу-
лирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического про-
странства 1963 г.
В Договоре 1967 г. по космосу содержатся основные принципы деятельности госу-
дарств в космическом пространстве, а также нормы, характеризующие его правовой режим.
Все государства – участники договора осуществляют свою деятельность по исследованию
и использованию космического пространства на основании международного права.
Исследования, а равно использование космического пространства осуществляются в
интересах всех стран и являются достоянием всего человечества. В соответствии с между-
народными нормами космос и небесные тела не могут рассматриваться в качестве «общей
собственности» человечества, они находятся в его общем пользовании. Общим наследием
человечества являются не только небесные тела, но также и их ресурсы.
Ни один договор не содержит положение о границе между воздушным пространством
и космическим. Государства исходят из обычной правовой нормы, согласно которой граница
проходит на высоте минимальных перигеев орбит искусственных спутников Земли (100–
110 км над уровнем океана). На надземное пространство, расположенное на уровне и ниже
минимальных низких орбит спутников, не распространяется суверенитет государства, нахо-
дящегося под этим пространством, оно является открытым космосом.
Космическое пространство открыто для использования всеми государствами без вся-
кой дискриминации на равных основаниях. В космическом пространстве, а равно на небес-
ных телах запрещено применение какого-либо оружия, т. е. государства – участники Дого-
вора не должны выводить на околоземную орбиту любые объекты с ядерным оружием или
иным образом размещать их в космическом пространстве.
Луна и другие небесные тела должны использоваться только в мирных целях, на них
запрещается создание военных баз, сооружений и укреплений, т. е. на Луне и других небес-
ных телах установлен режим демилитаризации. Ограничение военной деятельности в кос-
мическом пространстве и на небесных телах нашло свое закрепление в многочисленных
правовых актах (Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах
от 18 декабря 1979 г., Договоре о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой от 15 августа 1963 г. и др.).

98
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

В соответствии с нормами космического права не допускается загрязнение космоса.


Если у государства – участника договора имеются основания полагать, что осуществляе-
мая им деятельность может принести вред другим участникам договора в области мирного
исследования космического пространства, то оно обязано провести необходимые междуна-
родные консультации.

99
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

51. Международное гуманитарное


право в период холодной войны
Холодная война началась почти сразу после окончания Второй мировой войны, когда
в мире сформировались 2 сверхдержавы. Сам термин «холодная война» был введен в обра-
щение Уинстоном Черчиллем входе его выступления в США 5 марта 1946 г.
После окончания Второй мировой войны все страны Западной Европы и США объ-
единились против СССР, разделив мир на 2 лагеря: капиталистический и социалистический.
В обоих лагерях были созданы системы коллективной безопасности – военные блоки.
Таким образом, в апреле 1949 г. была создана Организация североатлантического договора
– НАТО. В него входили США, Канада и страны Западной Европы. В ответ на него в мае
1955 г. был подписан Варшавский договор, в который входили Албания, Болгария, Венгрия,
ГДР, Польша, Румыния, СССР, ЧССР.
Самым ярким выражением холодной войны была «гонка вооружений», это было свя-
зано с наличием атомного оружия. В 1945 г. единственной ядерной державой в мире были
США. Но уже в 1949 г. СССР проводит испытания своей первой атомной бомбы. В дальней-
шем в СССР было разработано ядерное, а затем и термоядерное оружие.
Гонка вооружений набирала стремительный темп. Стоило одной из сторон создать
какое-либо новое оружие, как ее соперница стремилась добиться того же. США вышли на
первое место по количеству ядерных вооружений, а СССР обогнал США в ракетостроении.
СССР первым в мире запустил спутник, а в 1961 г. отправил в космос человека, ответом
США была высадка человека на Луну.
Впоследствии гонка вооружений была добровольно приостановлена с обеих сторон.
Другой чертой холодной войны была борьба за влияние в странах третьего мира,
которая началась в 60-е гг. XX в. Сначала противостояние 2 мощных мировых держав на
мировой карте привело к отмене колонизации (освобождению Африки). В более поздний
период образовался круг государств, которые открыто и эффективно используют выбор
своей политической ориентации на ту или другую сверхдержаву.
Для холодной войны было характерно наличие т. н. точек, т. к. соперники по холод-
ной войне поддерживали противоборствующие стороны. Одна из горячих точек была свя-
зана с Корейской войной.
Ее целью было объединение Северной и Южной Кореи. Заручившись поддержкой
СССР, северокорейская армия на рассвете 25 июня 1950 г. двинулась на юг страны. Война
продолжалась 3 года, 27 июля 1953 г. она закончилась перемирием.
В 1955 г. произошло окончательное разделение Евpопы между Востоком и Западом, но
окончательно pазделить Европу было невозможно, оставался Берлин. В 1971 г. была постро-
ена Берлинская стена, которая разделяла Берлин на 2 части: восточную и западную.
С инцидента в Тонкинском заливе, в ходе которого суда береговой охраны обстре-
ляли американские эсминцы, началась Вьетнамская война. Эсминцы оказывали огневую
поддержку правительственным войскам Южного Вьетнама в их борьбе с партизанами. В
1975 г. США объявили, что «выполнили свою миссию», и приступили к эвакуации своих
войск с территории Вьетнама. Вьетнамская война потрясла все американское общество.
В 1978 г. произошедший в Афганистане переворот привел к власти афганских ком-
мунистов. Но уже через несколько месяцев внутри коммунистической партии разгорелась
острая борьба, в результате которой в августе 1979 г. вспыхнуло противоборство между 2
вождями партии – Тараки и Амином.

100
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Амин неоднократно просил СССР о вводе в Афганистан советских войск, что и было
сделано 12 декабря 1979 г. Ввод советских войск в Афганистан вызвал бурные протесты в
европейских государствах. Холодная война вспыхнула с новой силой. Генеральная Ассам-
блея ООН потребовала вывода советских войск из Афганистана, что и случилось 15 февраля
1989 г.

101
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

52. Международное гуманитарное


право в настоящее время
Международное гуманитарное право начало формироваться в середине XX в., и
многие основополагающие принципы закреплены в Уставе ООН, которые открыли новую
эпоху в правовом регулировании международных отношений. Главный принцип – неукос-
нительное уважение международной законности.
В настоящее время наиболее актуальными являются проблемы международной без-
опасности, а также противодействия распространению оружия массового поражения,
предотвращения и урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным
терроризмом и наркобизнесом, обеспечения радиационной и ядерной безопасности.
В развитых странах усугубилась проблема терроризма, который стал носить трансна-
циональный характер.
Многие государства стремятся усилить свое влияние на мировую политику путем
создания оружия массового поражения.
В настоящее время обозначилась негативная тенденция по созданию такой структуры
международных отношений, которая основывается на международном сообществе разви-
тых западных стран, в котором лидерство принадлежит США. Эти новые отношения в
основном рассчитаны на односторонние военно-силовые решения главных проблем миро-
вой политики в обход норм международного права. Но в то же время данное мировое сооб-
щество прилагает усилия по укреплению уважения к принципу верховенства права в меж-
дународных отношениях и обеспечению соблюдения норм международного гуманитарного
права в области вооружения и разоружения.
Международное гуманитарное право – совокупность принципов и норм, регулиру-
ющих межгосударственные отношения и отношения, возникающие между иными субъек-
тами международного общения.
Вся система международных отношений основывается на соблюдении всеми госу-
дарствами общепризнанных принципов международного права. Принципы международ-
ной безопасности предусматривают обеспечение равноправной безопасности для всех
государств, создание действенных гарантий в военной, политической, экономической и
гуманитарной областях, безусловное уважение суверенных прав каждого народа, справед-
ливую политику урегулирования международных кризисов и региональных конфликтов,
укрепление доверия между государствами, выработку эффективных методов предотвраще-
ния международного терроризма, исключение геноцида, апартеида, фашизма, отказ от эко-
номических блокад и санкций без рекомендации мирового сообщества.
Международное гуманитарное право обеспечивает безопасность всех государств и
является самым главным гарантом поддержания стабильности в мире. Международная без-
опасность – система международных отношений, которая основывается на соблюдении
всеми государствами общеустановленных принципов международного права, за исключе-
нием решений спорных вопросов. Она носит всеобъемлющий характер и включает в себя
экономические, экологические, политические, военные, информационные, гуманитарные и
иные аспекты. Международная безопасность не должна достигаться путем ущемления дру-
гих государств. Такой вид безопасности не может быть построен на основе существования
и односторонних действий НАТО без учета мнений Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, Рос-
сии, Индии и Китая.
Уставом ООН предусмотрены меры и способы поддержания международного мира и
безопасности. Они носят мирный предупредительный характер. Если эти меры не прине-
102
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

сут положительных результатов, могут быть применены меры принудительного характера.


Только в полномочия Совета Безопасности ООН входят определение существования любой
угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и дача рекомендаций либо реше-
ния о том, какие меры следует предпринять для поддержания или восстановления мира и
безопасности.

103
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

53. Развитие международного уголовного права


Развитие международного уголовного права происходило в период активности меж-
дународной преступности и налаживания сотрудничества государств в предотвращении и
пресечении преступной деятельности.
Впервые термин «международное уголовное право» появился на рубеже XIX–XX вв.
и обозначал совокупность юридических норм государственной взаимопомощи. Это было
связано прежде всего с развитием международного общения лиц, совершающих преступле-
ния, и с появлением деяний, затрагивающих интересы нескольких государств.
После Второй мировой войны входе разоблачения и наказания лиц, совершивших
военные преступления, а равно преступления против мира и человечества, понятие «меж-
дународное уголовное право» применяется к нормам о таких противоправных деяниях.
В связи с широким размахом международной преступности и преступлений междуна-
родного характера возникла необходимость в совершенствовании международного уголов-
ного права.
Исходя из признаков международной общественной опасности противоправные дея-
ния подразделяются на 2 группы: международные преступления и преступления междуна-
родного характера. Наличие потребностей в координации деятельности государств в обла-
сти предотвращения и наказания такого рода преступлений обусловило международное
сотрудничество в борьбе с преступностью.
Сотрудничество между государствами осуществляется путем использования 2 взаимо-
связанных механизмов, один из которых носит договорной характер, а другой организаци-
онно правовой. В процессе сотрудничества государства заключают международные конвен-
ции, в которых разрешается целый ряд поставленных задач.
Со временем образовался огромный комплекс международных конвенций, каждая из
которых посвящена какому-либо определенному преступлению. Нормы этих конвенций
характеризуются однородным предметом регулирования.
Особым свойством международного уголовного права является его взаимо-
действие с национальным уголовным правом, уголовно-процессуальным правом и уго-
ловно-исполнительным правом. Совместное применение норм международного уголовного
права и национального уголовного права является наиболее эффективным в сфере разреше-
ния вопросов по предотвращению и пресечению международных преступлений и преступ-
лений международного характера.
В отличие от других отраслей международного права, в международном уголовном
праве не существует строгой определенной кодификации, а существует большое множество
договорных актов. В первую очередь это общие для большинства государств конвенции,
которые и регулируют сотрудничество государств в борьбе с преступностью (Конвенция о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.; Конвенция о физиче-
ской защите ядерного материала 1980 г.).
К источникам международного уголовного права относятся:
1) международные договоры;
2) международные прецеденты;
3) национальное законодательство;
4) обычаи.
Основными международными договорами в области международного уголовного
права являются:
1) Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за
него 1973 г.;
104
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

2) Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны;


3) Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.;
4) Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1973 г.;
5) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. и др.
К источникам международного уголовного права также относятся:
1) Устав Нюрнбергского трибунала 1945 г.;
2) Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г;
3) Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпола) 1956 г.

105
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

54. Развитие международного


экологического права
Международное экологическое право – совокупность принципов и норм междуна-
родного права, которые регулируют взаимоотношения его субъектов в области охраны окру-
жающей среды и целесообразного использования ее ресурсов.
Защита окружающей среды играет первостепенную роль, т. к. вследствие недостаточ-
ного внимания к данной проблеме могут произойти катастрофические последствия, причем
речь идет не только о благополучии индивида или человечества, а о его выживании. Осо-
бенно настораживает тот факт, что изменение природной среды может оказаться необрати-
мым.
Первоначально международное экологическое право складывалось как обычное право,
что в первую очередь отразилось на его принципах. Основным принципом является принцип
ненанесения вреда природе другого государства действиями, совершаемыми на собственной
территории. Сложился общий принцип международного экологического права – принцип
защиты окружающей среды, и образовался принцип ответственности за нанесение вреда
окружающей среде другого государства.
Международное экологическое право находится в тесной связи с другими отраслями
международного права, т. к. защита окружающей среды является принципом морского и
космического права.
В ходе создания обычных норм международного экологического права главная роль
отведена резолюциям международных организаций и конференций. В качестве примера
можно привести следующие акты Генеральной Ассамблеи ООН:
1) Резолюцию «Об исторической ответственности государств за сохранение природы
Земли для настоящего и будущих поколений» 1980 г.;
2) Всемирную хартию природы 1982 г. и др.
Основными источниками международного экологического права являются дого-
воры. В современный период принят целый комплекс конвенций в области экологиче-
ского права:
1) Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного воздействия на
природную среду 1977 г.;
2) Конвенция о защите озонового слоя 1985 г.;
3) Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения 1973 г. и др.
Среди всех конвенций по международному экологическому праву нет главной конвен-
ции, в которой содержались бы общие положения, отраженные в резолюциях ООН. Более
продвинулись в этом направлении региональные организации, где главная роль отведена
международным организациям.
Особое место среди международных организаций по разрешению экологических
вопросов занимает ООН. Регулярно занимается вопросами экологии Экономический и соци-
альный совет, не последняя роль принадлежит и другим организациям системы ООН, а
также ее региональным комиссиям.
Одним из первых объектов экологической охраны на международном уровне стала
морская среда, где особое внимание уделяется борьбе с загрязнением нефтью. В связи с этим
была принята Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г.
В 1969 г. была принята Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб
от загрязнения нефтью.
106
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Воздушная среда является общим достоянием человечества, ее охрана никак не отра-


жена в международном экологическом праве. Данный вопрос разрешается на двустороннем
и региональном уровнях. Основным и единственным шагом в этой области является подго-
товленная в рамках ОБСЕ Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большом
расстоянии 1979 г.
Одно из главных направлений в защите природы – противодействие глобальному
потеплению, что послужило результатом перенасыщения атмосферы двуокисью углерода.
Все сказанное дает представление о глобальном значении защиты экологии и о необ-
ходимости принимать решительные меры на основе широкого сотрудничества государств.
В этом и заключается роль международного экологического права.

107
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

55. Развитие международного публичного права


Международное публичное право – система исторически изменяющихся договорных
и обычных норм и принципов, которые создавались главным образом государствами в про-
цессе взаимного сотрудничества и соперничества и выражают относительно согласованную
волю государств, регулируют отношения между ними, в т. ч. между созданными ими меж-
дународными организациями и другими субъектами международного общения.
Соблюдение норм международного права обеспечивается путем индивидуального или
коллективного принуждения его субъектов, пределы и формы которого определяются ими в
процессе совместной деятельности.
Только международное публичное право регулирует международные властные отно-
шения. Оно отличается от внутригосударственного права способом образования норм, соци-
альной сущностью, субъектами, способами функционирования, методами обеспечения и др.
Данное право не принадлежит юридической системе конкретных государств.
Возникновение международного права обусловлено появлением первых государств
и зарождением и развитием отношений между ними. Именно эти причины вызвали необхо-
димость регулирования возникающих межгосударственных отношений, которые выросли из
межплеменных. Самые первые нормы международного права образовывались на базе ранее
существовавших правил межплеменного общения, но в них уже была внесена согласован-
ная воля договаривающихся государств.
Международное публичное право возникло на Ближнем Востоке, где появились пер-
вые государства и, соответственно, первые межгосударственные отношения.
Первоначально главным источником международного публичного права являлся
обычай, т. е. молчаливое соглашение государств по поводу установления, изменения либо
прекращения их взаимных прав и обязанностей, проявляющееся в одинаковом поведении
государств при аналогичных обстоятельствах.
Первые договоры, которыми устанавливались нормы взаимного поведения, возникли
позднее. Со временем роль и значение договора как источника международного права уве-
личивалась. В Средние века международный договор стал основным источником междуна-
родного права.
Субъектами международного публичного права являются непосредственно созда-
тели норм права и участники отношений, урегулированных этими нормами. В различные
исторические эпохи имелись разные субъекты международного права.
В настоящее время субъектами международного публичного права являются:
1) государства – основные субъекты;
2) произвольные межгосударственные организации (ООН, ее специализированные
учреждения, ОАЕ
3) нации, борющиеся за свою независимость;
4) государственно-подобные образования.
В настоящее время некоторыми чертами международной правосубъектности обладают
индивиды, особенно в области защиты прав человека.
В настоящее время нет единого законодательного органа, по этой причине нормы меж-
дународного публичного права создаются в процессе согласования воли самих субъектов
международного права. В большинстве случаев нормы международного права обращены
обычно к неопределенному кругу субъектов. Локальные нормы являются персонифициро-
ванными и обращены к участникам конкретного международного договора. Нормы общего
международного права обязательны для всех субъектов, в отличие от них, локальные дей-
ствительны лишь для участников данного соглашения. Поэтому первые имеют общедемо-
108
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

кратический характер, социальная же сущность вторых определяется социальной природой


государств, создавших эти нормы.
Международное право имеет свою систему, под которой следует понимать объективно
существующее разделение единого международного права на части, т. е. группы принципов
и норм, регулирующих однородные и схожие международные отношения, объединенные
общими задачами.

109
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

56. Развитие международного частного права


Международное частное право направлено на регулирование общественных отноше-
ний, носящих цивилистический характер и относящихся к различным отраслям внутриго-
сударственного права. Субъектами отношений в международном частном праве являются
физические и юридические лица, в некоторых случаях – государства. Спецификой отноше-
ний является наличие т. н. иностранного элемента. Под этим понимают:
1) субъект, который имеет иностранную принадлежность;
2) объект, который находится на территории иностранного государства;
3) юридический факт, который имел или имеет место за границей.
Впервые термин «международное частное право» появился в науке и литературе в
1834 г. и связан с именем Джозефа Стори — члена Верховного Суда США.
В России разработка проблем международного частного права началась лишь в сере-
дине XIX в. Первой работой, которая была посвящена международному частному праву, был
труд Н.П. Иванова «Основания частной международной юрисдикции».
Даже в настоящее время не существует единого принятого определения международ-
ного частного права. Ф.Ф. Мартене под международным частным правом подразумевал
совокупность юридических норм, определяющих применимость к данному правоотноше-
нию заинтересованного лица, действующего в области международного оборота, права или
закона отечественного или иностранного государства.
Многие ученые различных стран на многочисленных этапах развития науки междуна-
родного частного права оспаривали все элементы, составляющие это понятие: и междуна-
родное, и частное, и право.
Как уже было отмечено, во многих определениях, которые были даны учеными, фигу-
рирует такой признак отношений, как иностранный элемент. Однако с таким мнением нельзя
согласиться, т. к. этот признак не является конститутивным для объекта регулирования дан-
ной совокупности норм. Наличие в отношениях иностранного участника не всегда говорит о
применении норм международного частного права. Решающим конститутивным фактором
в этом отношении выступает проявление юридической связи данного отношения с правопо-
рядками двух либо более государств.
Международное частное право признается самостоятельной правовой отраслью. Осо-
бой категорией, определяющей своеобразие и самостоятельность международного частного
права, помимо объекта регулирования, методов и принципов регулирования, являются кол-
лизионные нормы. Именно коллизионная природа международного частного права является
его существенной особенностью.
Воздействие на регулируемый объект в международном частном праве обеспечивается
путем применения двух методов – коллизионно-правового и материально-правового.
Материально-правовой метод – унификация национально-правовых норм, регули-
рующих отношения, которые носят гражданско-правовой характер и лежат в сфере между-
народного оборота, посредством международно-правового договора.
Процессы унификации на многосторонней основе начинают активизироваться в меж-
дународном частном праве с конца XIX в. По этой причине в его нормативном составе
укореняется другая разновидность материально-правовых норм – единообразные нормы,
созданные международными договорами, сфера которой существенно расширяется за счет
вовлечения в нее все новых видов международного экономического сотрудничества.
Международно-правовой договор является основной формой унификации националь-
ных правовых норм различных государств. Однако он регулирует затрагиваемые регулиру-

110
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

емые отношения не прямо, а опосредованно, с помощью механизма трансформации содер-


жащихся в нем положений в нормы внутригосударственного права.

111
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

57. Развитие права международной безопасности


Возникновение права международной безопасности связано с появлением необхо-
димости сотрудничества государств по вопросам обеспечения мира.
Право международной безопасности представляет собой совокупность принципов
и норм, которые регулируют военно-политические отношения государств и других субъек-
тов международного права для предотвращения и применения военной силы в международ-
ных отношениях, ограничения и сокращения вооружений.
Право международной безопасности основывается на общих принципах междуна-
родного права, которые в совокупности и составляют его юридическую основу. К данным
принципам можно отнести принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мир-
ного разрешения споров, принцип территориальной целостности и нерушимости государ-
ственных границ и др.
Являясь новой отраслью современного международного права, принципы и нормы
права международной безопасности тесно переплетаются с принципами и нормами других
отраслей международного права, представляя собой вторичную правовую структуру.
Главным источником, который регламентирует международно-правовые способы и
средства обеспечения мира, является Устав ООН. Статья 1 Устава определяет главную цель
Организации Объединенных Наций – поддержание международного мира и безопасности.
Одно из главных мест в системе источников права международной безопасности зани-
мают взаимосвязанные многосторонние и двусторонние международные договоры.
Среди других источников права общественной безопасности следует уделить особое
внимание тем документам, которые приняты входе Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (СБСЕ).
В настоящее время международное право является основным в сфере решения про-
блем устранения угрозы войны и задач частичного и всеобщего разоружения. В международ-
ном праве существует огромный запас средств обеспечения международной безопасности,
которые представляют собой совокупность методов, целью которых является сохранение
мира и предотвращение вооруженных конфликтов.
Наиболее важным средством обеспечения международно-правовой безопасности
является создание системы коллективной безопасности государств и осуществление госу-
дарствами коллективных мер по предотвращению международного конфликта и достиже-
ния всеобщего и полного разоружения. Именно это и обеспечивает безопасность для всех
государств.
Коллективная безопасность представляет собой систему общих действий госу-
дарств, которая утверждается Уставом ООН для поддержания международного мира и без-
опасности. Основой создания системы коллективной безопасности является принцип неде-
лимости мира – опасность военных конфликтов для всех государств мира. Исходя из данного
принципа все государства должны реагировать на любые нарушения мира и безопасности
в любом месте на Земле, осуществлять совместные действия на основе Устава ООН для
предотвращения или ликвидации угрозы миру.
Наиболее эффективным международно-правовым средством сохранения мира и
предотвращения войны являются разоружение и ограничение вооружений.
В современном мире имеется большой комплекс международно-правовых норм, спо-
собов и методов для положительного решения проблем разоружения и сокращения вооруже-
ния. В Уставе ООН определены порядок и задачи разрешения данной проблемы. Главными
органами ООН по разоружению являются Комиссия ООН по разоружению и Конференция
ООН по разоружению.
112
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Разоружение производится на основании международных договоров и соглашений в


области разоружения, среди них можно выделить следующие: договор о запрещении ядер-
ных испытаний; договор о нераспространении ядерного оружия; договор об ограничении
стратегических вооружений и т. д.

113
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

58. Международное атомное право


С середины 50-х гг. XX в. огромное количество государств начинает сотрудничать по
поводу мирного использования атомной энергии. Это вызвало необходимость координации
усилий государств по использованию атомной энергии в мирных целях. С этой целью было
заключено большое количество международных соглашений.
Источниками международного атомного права являются:
1) Устав МАГАТЭ;
2) договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом про-
странстве и под водой 1963 г.;
3) договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.;
4) Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.;
5) Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г. и другие договоры
и Конвенции. Международная политика в области мирного использования атомной энергии
развивается в следующих направлениях:
1) ядерное разоружение стран;
2) обеспечение ядерной безопасности и радиационной защиты;
3) физическая защита ядерных материалов;
4) регламентация ядерного экспорта и транспортировки ядерных веществ;
5) ядерное страхование и установление ответственности за ядерный ущерб;
6) атомное судоходство;
7) охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения;
8) помощь в случае ядерной аварии.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является автономной
межправительственной организацией. Это агентство было создано в 1956 г. и действует
на основании собственного Устава. Устав данной организации был принят 29 июля 1957 г.
МАГАТЭ является единственной организацией в мире, главной задачей которой служит мир-
ное использование атомной энергии.
Целями МАГАТЭ является стремление к более быстрому и широкому использова-
нию атомной энергии, обеспечение использования такой энергии для поддержания мира,
здоровья и благосостояния во всем мире и контроль за площадью, предоставляемой госу-
дарством.
Структуру МАГАТЭ составляют Генеральная конференция и Совет управляющих,
которые руководят политикой и программами организации, а также Научный консультант-
ский комитет, состоящий из 15 ученых.
В полномочия Совета управляющих входят ежегодное рассмотрение и утвержде-
ние программ технической помощи в виде услуг и оборудования. Такие услуги предоставля-
ются Агентством из собственных средств. Помимо этого, Совет утверждает нормы безопас-
ности, которыми предписываются максимально допустимые уровни облучения и основные
принципы работы с излучениями, в т. ч. нормы безопасности по отдельным видам атом-
ной деятельности. Принятые нормы являются обязательными в отношении любой атомной
деятельности, которая осуществляется Агентством. Для остальных субъектов, осуществля-
ющих атомную деятельность, эти нормы становятся обязательными путем включения их
в качестве приложений в международные документы либо установления отсылок к ним в
соглашениях государств между собой и с МАГАТЭ.
В состав данной организации входят 113 государств, в т. ч. в обязательном порядке все
страны, в которых осуществляется мирная атомная деятельность.

114
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

МАГАТЭ заключило договор с Организацией Объединенных Наций в лице Совета Без-


опасности о том, что будет информировать его о тех сведениях, которые получают и о том,
что Совет Безопасности получит возможность использовать систему контроля, действую-
щую в рамках МАГАТЭ.
Соглашения, заключаемые Советом управляющих, – трехсторонние контракты между
МАГАТЭ, государством-поставщиком и государством – получателем помощи в области мир-
ного использования атомной энергии.
Соглашения о проектах являются двусторонними соглашениями между МАГАТЭ и
тем государством, которое получает помощь. Соглашения же о технической помощи могут
быть заключены как с членами Агентства, так и с государствами, которые не входят в состав
МАГАТЭ.

115
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

59. Роль международных


организаций в международном праве
В настоящее время международные организации играют немаловажную роль в меж-
дународных отношениях.
Международные организации возникли в XIX в. как отражение и следствие тен-
денции к интернационализации многих сторон жизни общества. С 1815 г. после создания
Центральной комиссии навигации по Рейну международные организации наделяются соб-
ственной компетенцией и полномочиями. А после создания первых международных уни-
версальных организаций – Всемирного телеграфного союза и Всемирного почтового союза
международные организации представляли собой постоянную систематизированную струк-
туру. Для современных международных организаций свойственно расширение их компетен-
ции и усложнение структуры.
Регулярные связи и сотрудничество международных организаций с субъектами меж-
дународного права свидетельствуют о наличии их строгой систематизации, во главе кото-
рой находится Организация Объединенных Наций (ООН). В настоящее время насчитывается
более 4000 международных организаций, из них более 300 являются межправительствен-
ными.
Среди существующих международных организаций необходимо отличать межгосудар-
ственные (межправительственные) и неправительственные организации, юридическая при-
рода которых весьма различна.
Характерными признаками межгосударственных организаций является наличие
членства государств, учредительного международного договора, наличие постоянных дей-
ствующих органов, которые уважают суверенитет государств-членов. Исходя из перечислен-
ных признаков следует, что международная межправительственная организация представ-
ляет собой объединение на основании межгосударственного договора государств, которые
имеют постоянные органы и действуют в общих интересах государств-членов при уважении
их суверенитета. Данные организации являются субъектами международного права.
Неправительственные международные организации не на основе межгосударствен-
ного договора и объединяют физические и (или) юридические лиц.
Международные межгосударственные организации подразделяются на универ-
сальные и региональные. Универсальные организации открыты для участия всех госу-
дарств мира (ООН), а членами региональной организации могут быть государства одного
региона (Организация африканского единства).
Кроме этого, межгосударственные организации подразделяются на организации
общей и специальной компетенции. Организации общей компетенции в процессе осуществ-
ления своей деятельности затрагивают все сферы отношений между государствами-чле-
нами: политическую, экономическую, социальную и др. (ООН). Организации специальной
компетенции осуществляют сотрудничество в той или иной области (Международная орга-
низация труда), они могут подразделяются на политические, экономические, религиозные
и т. д.
Являясь вторичными субъектами международного права, международные организа-
ции образовываются государствами. Образование новой международной организации осу-
ществляется в 3 этапа: принятие учредительного документа, создание структуры органи-
зации, созыв главных органов. Завершение последнего этапа свидетельствует о начале
функционирования организации.

116
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

Согласие государств на создание международной организации может быть зафикси-


ровано двумя способами: или в международном договоре, или путем принятия решения
уже существующей международной организации. Первый способ является наиболее распро-
страненным. В данном случае происходит созыв международной конференции для разра-
ботки и принятия текста договора, который впоследствии будет учредительным актом обра-
зованной организации. Дата вступления в силу данного договора считается датой создания
организации.

117
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

60. Право международных


договоров, его понятие и развитие
Право международных договоров – отрасль международного права, которая пред-
ставляет собой совокупность международно-правовых норм, регулирующих отношения
государств и других субъектов международного права в области заключения, действия и
прекращения международных договоров.
Международный договор представляет собой международное соглашение, которое
заключается в письменной форме между субъектами международного права. Международ-
ный договор является основным источником международного права. Право международных
договоров занимает одно из главных мест в международном праве и является одной из веду-
щих ее отраслей.
Неоднократно принимались попытки кодифицировать международный договор в еди-
ную согласованную систему. Первые попытки были предприняты еще Лигой Наций. Но
только после создания ООН стало возможным разработать и принять важные универсаль-
ные договоры, которые в дальнейшем стали источниками права международных договоров.
С самого начала своей деятельности комиссия международного права ООН стала зани-
маться кодификацией и прогрессивным развитием права международных договоров. Ею
были разработаны проекты некоторых международных актов, которые представляют собой
основу источников права международных договоров.
Основным источником права международных договоров является Венская конвен-
ция от 23 мая 1969 г. Она определяет важную роль международных договоров как средства
мирового сотрудничества между государствами, рассматривает различные вопросы между-
народного права, а также другие положения, имеющие колоссальное значение в мировой
практике права международных договоров.
Другим важным источником права международных договоров является Венская кон-
венция от 21 марта 1986 г. «О праве договоров между государствами и международ-
ными организациями или между международными организациями». Конвенция регла-
ментирует вопросы, касающиеся данных договоров, о заключении и вступлении их в силу
и т. д. Данная конвенция дополняет Венскую конвенцию о праве международных договоров
1969 г.
В международных отношениях, как и во всех других, выделяют объект и субъект.
Объект международного договора – взаимоотношения, возникающие между субъектами
международного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и без-
действий. Объект международного права может быть объектом международного договора.
Определять объект международного договора должны сами государства. Субъектами, или
сторонами, международного договора могут выступать только субъекты международного
права, т. е. государства, международные организации и т. д.
В зависимости от характера договоров они могут классифицироваться по различным
основаниям.
По кругу участников договоры делятся на:
1) двусторонние (где участие принимают 2 государства или с одной стороны одно, а
с другой несколько);
2) многосторонние (для всех государств или с ограниченным числом участников).
Договоры могут быть открытыми и закрытыми. По объектам регулирования договоры
подразделяются на:
1) политические;
118
Л. Н. Левина. «История международного права. Ответы на экзаменационные билеты»

2) экономические;
3) научно-технические и т. д.
Международный договор состоит из:
1) названия договора;
2) преамбулы;
3) основной части
4) заключительной части;
5) подписей сторон.
Преамбула представляет собой важную часть договора, т. к. именно она содержит цель
договора.
Основная часть договора подразделяется на статьи.
В заключительной части договора оговариваются условия вступления его в силу, пре-
кращения и пр.
В большинстве случаев в международных договорах имеются приложения в виде про-
токолов, дополнительных протоколов, правил и т. д. Если есть прямое указание в тексте, то
приложения являются неотъемлемой частью договора.

119