Вы находитесь на странице: 1из 83

Лазаренкова Ольга Григорьевна

04.09.2017г.
Понятие, предмет и метод гражданского права

1) Понятие и предмет ГП
2) Метод ГП
3) Принципы ГП
4) Система ГП
5) Источники ГП
6) Правила применения гражданского законодательства

1) ГП является одной из отраслей российского права. Как самостоятельная отрасль она


отличается от других двумя отраслеобразующими признаками: 1) предметом, 2) методом.

Предмет – круг общественных отношений, для урегулирования которых предназначена


данная отрасль.
Предмет ГП закреплен в ст. 2 ГК РФ, которая включает в себя 3 группы правоотношений:

 Имущественные отношения, то есть те, которые возникают по поводу конкретного


имущества. Под имуществом в ГП понимаются, прежде всего, вещи, имеющие денежную оценку, а
также права и обязанности на такие вещи, в том числе долги конкретного лица. (их 90%)
 Личные неимущественные отношения:

а) Личные неимущественные отношения, тесно связанные с имущественными. Например –


право авторства
б) Неотчуждаемые права и свободы граждан, юридических лиц, такие как честь, достоинство,
деловая репутация и т.д. Они урегулированы в ГП только частично – с точки зрения защиты этих
благ от нарушений.

 С 01.03.2013г. ст. 2 ГК РФ была дополнена третьей группой – корпоративные


отношения, то есть отношения между участниками юридического лица по поводу участия в нем и
управления. (как должны взаимодействовать между собой участники юридических лиц)

Гражданское право – это самостоятельная отрасль российского права, которая представляет


собой систему правовых норм, регулирующих имущественные отношения возмездно эквивалентного
характера, обусловленные действием закона стоимости; тесно связанные с ними личные
неимущественные отношения, вытекающие из реализации результатов интеллектуальной
деятельности; неотчуждаемые права и свободы граждан; а также корпоративные отношения.
ГП можно понимать в различных аспектах: как отрасль права, как науку и как учебную
дисциплину. (отрасль регулирует, наука изучает)
ГП (как отрасль) – система гражданско-правовых норм, действующих на данный момент.
ГП (как наука) – совокупность, идей, взглядов, представлений учёных-цивилистов о тех или
иных гражданско-правовых явлениях. Предметом науки является изучение не только действующего
законодательства, но изучение истории, зарубежного опыта, проектов, выявление коллизий и
пробелов, разработка понятийного аппарата. Наука позволяет своевременно приспособить отрасль к
складывающимся в обществе отношениям и в конечном итоге повышению эффективности
законодательства.
ГП (как учебная дисциплина) – предусмотренный учебным планом объем наших знаний о
гражданском праве как об отрасли и как о науке.

2) Метод гражданско-правового регулирования – правовые приемы, средства, при


помощи которых право воздействует на общественные отношения.

Этот метод включает в себя 4 элемента:

 Он основан на юридическом равенстве участников гражданского правоотношения. То


есть участники независимы друг от друга, не находятся между собой в административном,
дисциплинарном или ином властном подчинении. Если в таком правоотношении участвует сторона,
наделенная властными полномочиями (например, должностное лицо, государственный орган), она
лишена права проявлять свои властные функции применительно к партнеру. (отношения строятся по
горизонтали между участниками).
 Автономия воли участников гражданского правоотношения – диспозитивность. Это
значит, что каждый субъект может свободно независимо от других лиц формировать и проявлять
свою волю. Для этого большинство гражданско-правовых норм сформулированы как
диспозитивные, чтобы в полной мере учитывать свои имущественные интересы.
 Имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений, то есть
каждому лицу предоставлена юридически-обеспеченная возможность самостоятельно распоряжаться
своим имуществом.
 Особый порядок рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров –
единственным органом, компетентным разрешать гражданско-правовые споры, является суд. Только
незначительное количество споров, прямо указанных в законе, может рассматриваться в
административном порядке.

3) Принципы ГП.

ГП как самостоятельная отрасль имеет свои принципы, то есть основные начала, руководящие
идеи, по которым строится вся система гражданского законодательства. Они закреплены в ст. 1 ГК
РФ:
 Равенство правового режима всех участников гражданского права, то есть нормы права
распространяются в равной степени на отношения с участием граждан, организаций, субъектов РФ,
РФ.
 Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Этот принцип
опирается на ст. 23 Конституции, которая предусматривает право каждого на неприкосновенность
частной жизни, личную семейную тайну и т.д.
 Принцип неприкосновенности собственности. Нормы ГП обеспечивают собственнику
возможность осуществления правомочий по владению, пользованию и распоряжению своим
имуществом. Ни один собственник не может быть лишен имущества иначе как по решению суда (ст.
35 Конституции). Ст. 235 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований прекращения права
собственности помимо воли собственника.
 Принцип свободы договора. То есть каждому субъекту предоставлена возможность
самостоятельно решать вопрос о заключении договор, о выборе партнера, о выборе модели, о
формировании условий. Можно заключить так называемый непоименованный договор и
смежный договор.
 Принцип свободного перемещения товаров, работ, услуг и финансовых средств по всей
территории РФ.
 Запрет на любые ограничения законных прав и свобод граждан и организаций.
 Принцип дозволительной направленности. Это означает, что гражданско-правовые
нормы сформулированы по общему правилу: разрешено всё, что не запрещено законом. То есть,
если нет прямого запрета – это разрешено.
 С 01.03.2013г. эта статья дополнена новым принципом – принцип добросовестности
участников (баланс частных и публичных интересов). «Никто не в праве извлекать прибыль из
своего недобросовестного поведения».

4) Система ГП.

ГП как и любая отрасль представляет собой не просто совокупность правовых норм, а их


определённую систему, в которой правовые нормы объединены наиболее исходными объектами
регулирования.
Исторически в ГП сложилось 2 системы формулирования гражданско-правовых норм:

1. Институциональная
2. Пандектная

Российское ГП строится по пандектной системе, предполагающей деление права на 2 части: 1)


общую, 2) особенную.
В общей части содержатся нормы, устанавливающие основные положения ГП, которые
применяются ко всем гражданско-правовым отношениям.
Общая часть:

 Принципы и источники ГП;


 Основания возникновения, изменения или прекращения гражданских
правоотношений;
 Учение о лицах;
 Объекты гражданских прав;
 Учения о сделках;
 Порядок и способы осуществления гражданских прав;
 Сроки в гражданском праве;

Отрасль гражданского права можно разбить на ряд подотраслей, которые имеют


специфические особенности и определяют дальнейшую дифференциацию гражданского права.
Особенная часть включает в себя подотрасли:

 Право собственности и другие вещные права;


 Обязательственное право;
 Личные неимущественные права;
 Право на результаты интеллектуальной деятельности;
 Наследственное право;
 Гражданские отношение с иностранным элементом.

Каждая из подотраслей имеет свой более узкий предмет правового регулирования в рамках
отрасли. Вместе с тем в рамках подотрасли можно выделить правовые институты, которые имеют
еще более узкий предмет правового регулирования. Например, обязательственное право состоит из
двух институтов: договорные и внедоговорные обязательства.

5) Источники ГП.

Источники ГП – издаваемые в определенном процессуальном порядке компетентным органом


государственной власти правовые акты, содержащие гражданско-правовые нормы.
Совокупность всех источников ГП называется гражданским законодательством.
В ст. 3 ГК РФ законодатель употребляет термин «гражданское законодательство» в узком
смысле, включая в него только ГК и ФЗ.
В зависимости от уровня и вида государственного органа, издавшего нормативный акт, их
можно распределить по убывающей юридической силе:

 Международные договоры и нормы международного права;


 Конституция РФ;
 Конституционное и федеральные законы(ГК);
ГК состоит из 4х частей:
1) Первая часть ГК с 01.01.1995г. (общая часть);
2) Вторая часть ГК с 01.03.1996г. (регламентирует договорные и внедоговорные
обязательства);
3) Третья часть ГК с 01.03.2002г. (регламентирует наследственные и
международные правоотношения);
4) Четвертая часть ГК с 01.01.2008г. (регламентирует интеллектуальную
собственность)
 Подзаконные акты: а) указы Президента РФ; б) постановления
Правительства РФ, в) нормативные акты федеральных министерств и ведомств;
 Обычаи (ст. 5 ГК РФ)

В связи с тем, что ст.71 Конституции относит гражданское законодательство к


исключительному ведению РФ, органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, а
также органы местного самоуправления не вправе издавать акты, регулирующие гражданские
правоотношения. (ГК одинаковый на всю страну).

18.09.2017г.
Гражданское правоотношение
План:

1. Понятие и элементы ГПО


2. Виды ГПО
3. Основания возникновения ГПО

Гражданское правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами


гражданского права.
Гражданское правоотношение имеет свою структуру или составные части (элементы):

1. Субъекты-участники ГПО:
- физические лица: граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства

лица - юридические лица: российские и иностранные

- публично – правовые образования: РФ, субъекты РФ, муниципальные


образования
Для того, чтобы стать субъектом ГПО, необходимо обладать гражданской
правоспособностью и дееспособностью.
2. Объекты – то, по поводу чего складывается ПО
Перечень объектов содержится в статье 128 ГК РФ:
- вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; другое имущество,
включая имущественные права, безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги
- результаты работ и услуг (действия или бездействия людей, удовлетворяющие
потребности) - (промышленная собственность)
- охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и приравненное к ним
средство индивидуализации (интеллектуальная собственность)
- нематериальные блага – неотчуждаемые права и свободы (права на имя, честь,
достоинство, деловая репутация и т.д.)

3. Содержание ПО – субъективные права и обязанности участников


Субъективное гражданское право – это закрепленная в правовой норме мера
возможного поведения управомоченного лица. Содержание такого права состоит в том, что
закон управомачивает данного субъекта в целях удовлетворения его интересов совершать
определенные действия (например, владеть домом, продавать имущество; а также требовать
должного поведения от обязанных лиц).
Под гражданской обязанностью понимается юридически обусловленная мера
необходимого поведения обязанного лица.
4. Форма ПО (как ПО проявляются вовне)

Виды ГПО:

1. В зависимости от того, по поводу чего складываются правоотношения:


- имущественные – складываются по поводу объектов, имеющих стоимость (например,
по поводу веще, по поводу выполнения работ и т.д.)
- личные неимущественные – складываются по поводу прав и свобод, связанных с
личностью носителя и не имеющих стоимостного выражения
2. В зависимости от способов удовлетворения интересов управомоченного лица:
- вещные – право на вещь, то есть в них интерес управомоченного лица
удовлетворяется за счет непосредственного взаимодействия с вещью
- обязательственные – право на действие, то есть интерес управомоченного лица
удовлетворяется, когда обязанное лицо совершит какое-то действие в его пользу (передаст
вещь, деньги, выполнит работу, окажет услугу и т.д.)
3. В зависимости от структуры связи между субъектами:
- абсолютные – управомоченному лицу противостоит в качестве обязанных
неопределенных круг лиц; причем эта обязанность пассивного типа (например, собственнику
противостоят все несобственники, которые не должны посягать на его вещь)
- относительные – управомоченному лицу противостоят как обязанные строго
определенные лица; причем эта обязанность активного типа
4. Корпоративные отношения – отношения по поводу участия в организации и
управления ею (между участниками юридического лица)

Основания возникновения, изменения и прекращения ГПО или юридические факты


Норма права сама по себе не порождает ПО. Для того, чтобы возникло ПО, необходимо
наступление юридических фактов, которые лежат в основе ГПО, поэтому называются основаниями
возникновения ПО.
Гражданско – правовые юридические факты – это обстоятельства, с которыми НА
связывают какие-либо последствия: возникновение, изменение или прекращение ГПО.
Их перечень закреплен в статье 8 ГК РФ. Этот перечень не является исчерпывающим.
Все эти юридические факты можно подразделить на 2 большие группы:

1. Действия – жизненные обстоятельства, которые совершаются по воле человека


(сделка):
- правомерные – соответствующие требованиям закона:
А) юридические поступки – порождают гражданско – правовые последствия
независимо, а иногда вопреки намерению человека. Так, право авторства возникает с момента
создания произведения независимо, стремился он к этому или нет
Б) юридические акты – порождают юридические последствия, когда они совершаются
со специальным намерением вызвать эти последствия: административные акты и сделки
- противоправные – нарушающие закон
- пограничные – вроде бы и не нарушающие требования закона¸ но не имеющие
правового основания (например, приобретение права собственности по приобретательной
давности – длится 15 лет)
2. События – обстоятельства, которые не зависят от воли и сознания людей (могут
быть вызваны силами природы)

СХЕМА!!!
Некоторые авторы, в частности Грибанов, к самостоятельным юридическим фактам относит
сроки, полагая, что их нельзя отнести ни к действиям, ни к событиям.
Он также выделяет юридические состояния – такие жизненные обстоятельства, которые
возникают по воли людей, но которые подлежат государственной регистрации и с которыми закон
связывает изменение правового статуса лица, например, состояние супружества.
В отличие от единичных юридических фактов выделяется понятие юридический состав –
совокупность юридических фактов, которые порождают какие-либо последствия.
Граждане как субъекты ГПО

1. Способы индивидуализации гражданина в гражданском обороте


2. Правоспособность граждан
3. Дееспособность граждан
4. Опека и попечительство, патронаж
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим и
правовые последствия этих действий

При вступлении в гражданский оборот граждане индивидуализируются 2мя признаками:

1. Имя гражданина
Ст. 19 ГК РФ закрепляет основные принципы осуществления права на имя, а также
порядок и способы защиты этого права. В соответствие с данной статьей, имя человеку дается
при рождении и, как правило, состоит из 3х составляющих: ФИО, если законом или
национальным обычаем не предусмотрено другое, например, не употребляется отчество. Имя
гражданина подлежит государственной регистрации в органах ЗАГСа. Можно использовать
вымышленное имя- псевдоним (например, в сфере интеллектуальной собственности). В
соответствие со ст. 19, гражданин вправе изменить свое имя в порядке, установленным
законом –ФЗ «Об актах гражданского состояния» 1997г. Перемена имени не является
прекращением прав и обязанностей, приобретенных прежним именем. На гражданина
возлагается обязанность уведомить должников и кредиторов о перемене своего имени, он сам
несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене имени.
2. Место жительства гражданина
В соответствие со статьей 20 ГК РФ местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает. Не имеет значения место
регистрации гражданина, нахождение имущества, место жительства второго супруга и т.д.
местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства
их родителей, а если они находятся под опекой, то место жительства законных
представителей.
(к семинару: при разводе, определение места жительства ребенка посмотреть
судебную практику)

Правовое положение гражданина характеризуется, кроме акта рождения другими актами


гражданского состояния, которые урегулированы ФЗ « Об актах гражданского состояния». В
соответствие с этим законом, акты гражданского состояния – это действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также
характеризующие правовое состояние граждан. К ним относятся:

1. Рождение
2. Заключение брака
3. Расторжение брака
4. Усыновление / удочерение
5. Установление отцовства
6. Перемена имени
7. Смерть гражданина

Правоспособность
Ст. 17 ГК- способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. Она
признается в равно степени за всеми гражданами. В соответствие с частью 2 этой статьи
правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
Правоспособность – постоянная неизменная величина. Она одинакова для всех
граждан и неизменна на протяжении всей жизни.
Правоспособность необходимо отличать от объема конкретных субъективных прав
гражданина, которые меняются на протяжении жизни.
В ст.18 ГК закреплено содержание правоспособности. Целью законодателя является закрепить
наиболее значимые права и обязанности. Однако этот перечень не является исчерпывающим.
В соответствии со ст. 22 ГК никто не может быть ограничен в правоспособности, иначе
как в случаях, установленных законом. Полный или частичны отказ гражданина от
правоспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности – ничтожны.
Так, в исключительных случаях суд может ограничить гражданина в правоспособности
и дееспособности, если это применяется в качестве санкции за совершенное правонарушение.
Дееспособность
В соответствие со статьей 21 ГК под дееспособностью понимается способность
граждан своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их.
Полная дееспособность гражданина наступает с момента достижения совершеннолетия
с 18 лет.
С точки зрения теория в дееспособность включается 3 элемента:

1. Сделкоспособность, то есть возможность самостоятельно заключать сделки


2. Деликтоспособность, то есть возможность самостоятельно нести
имущественную ответственность
3. Право на индивидуальное предпринимательство

Полная дееспособность наступает с 18 лет, однако из этого правила есть 2 исключения:


1. Вступление в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в установленном
законом порядке был снижен брачный возраст. При расторжении брака до наступления 18 лет
полная дееспособность сохраняется.
2. Эмансипация – это объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет,
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, либо с согласия
родителей занимается предпринимательской деятельностью.
Такое объявление производится по решению органов опеки и попечительства, если
есть согласие обоих родителей, усыновителей или попечителей. При отсутствии согласия
решение принимается судом.

Несовершеннолетние также обладают определенными элементами дееспособности.


Закон делит всех несовершеннолетних на 3 возрастные группы, в зависимости от наделения их
отдельными элементами дееспособности:

02.10.2017г.

Юридические лица

1) Понятие и признаки юридического лица;


2) Способы индивидуализации юридического лица;
3) Классификация юридических лиц;
4) Правоспособность юридического лица;
5) Учредительные документы. Органы юридического лица;
6) Образование юридических лиц;
7) Прекращение деятельности юридического лица;
8) Особенности правового статуса отдельных организационно-правовых форм юридических
лиц.

Понятие и признаки юридического лица

05.05.2014г. был принят ФЗ №99, который внес существенные изменение в правовое


регулирование юридических лиц.
В соответствии со ст. 48 ГК РФ, юридическое лицо – это организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Из этого определения усматриваются 4 признака юридического лица. Признаки – это такие
внутренние присущие свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе достаточны для того,
чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права:
1. Имущественная обособленность юридического лица. Под ней понимается:
 за юридическим лицом закреплено определённое имущество, которое может
находиться у него как на вещном, так и на обязательственном праве;
 это имущество обособлено, отделено от имущества его учредителей, и должно
учитываться по правилам ведения бухгалтерского учета, а у некоммерческих организаций
должна быть смета.
2. Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица по своим
обязательствам. Юридическое лицо не отвечает по долгам учредителей, а учредители не отвечают по
долгам юридического лица;
3. Организационно-правовое единство юридического лица. То есть юридическое лицо
имеет чёткую внутреннюю иерархию органов управления структурных подразделений,
предназначенных для выполнения функций организации (юр. лицо – ничто иное как организация);
4. Возможность участвовать в гражданском обороте от своего имени, быть истцом и
ответчиком в суде.
Для того, чтобы этот субъект был признан государством в качестве такового, необходимо
пройти государственную регистрацию. Она осуществляется в соответствии со ст. 51 ГК и
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от
08.08.2001г., но с изменениями и дополнениями.
В процессе регистрации, которую осуществляют территориальные органы ФНС (по принципу
единого окна), сведения об юридическом лице заносятся в единый государственные реестр
юридических лиц.

Способы индивидуализации юридического лица

Юридическое лицо имеет свое наименование, которое по общему правилу должно включать в
себя, собственно, наименование и сведение об организационно-правовой форме юридического лица.

Наименование некоторых юридических лиц усложняется, если это организация – не


собственник своего имущества, то нужно указать на собственника и характер деятельности.

Что касается некоммерческих организаций, в название также вставляется 4 составляющих:


указание на собственника, характер деятельности, организационно-правовая форма и название.

В ст. 54 ГК РФ регламентируется порядок использования наименований Российская


Федерация, Россия. (прочитать)
Второй способ индивидуализации – место нахождения юридического лица. Регламентируется
п. 2 ст. 54 ГК РФ. Им является место государственной регистрации на территории РФ путем
указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Осуществляется
регистрация по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа или же лица,
уполномоченного выступать от имени юридического лица.

Юридическое лицо должно иметь фирменное наименование (касается только коммерческих


организаций).
В отличии от физических лиц, для индивидуализации юридических лиц используется еще
один признак – наименование места происхождения товара, товарный знак и знак обслуживания (ч. 4
ГК).

Классификация юридических лиц

В процессе реформы классификация юридических лиц претерпела существенные изменения.


По-прежнему все юридические лица в зависимости от цели своей деятельности делятся на 2 большие
группы:

1) Коммерческие – те организации, которые в качестве основной цели преследуют цель


извлечения прибыли и распределение ее между участниками;
2) Некоммерческие – в качестве основной не преследуют цель извлечения прибыли, а
преследуют другие общие полезные цели (благотворительные, культурные,
образовательные и др.).

Перечень некоммерческих организаций стал закрытым.

Кроме этого, все юридические лица как коммерческие, так и некоммерческие разделены на
корпоративные и унитарные.

Корпоративные – это юридические лица, основанные на членстве.

Унитарные – не основаны на членстве.

Введён отдельный критерий для деления хозяйственных общества. Они теперь могут быть
публичными и непубличными.

К коммерческим организациям относятся:

 хозяйственные общества (АО, ООО);


 хозяйственные товарищества (товарищества полные и товарищества на вере);
 производственный кооператив;
 государственные и муниципальные унитарные предприятия (на праве хозяйственного
ведения и на праве оперативного управления);
 хозяйственные партнерства (не регламентируются отношения в ГК);
 крестьянское фермерское хозяйство.

Каждое юридическое лицо может иметь обособленное структурное подразделение (правовой


статус закреплен в ст. 55 ГК РФ):

1) филиал – осуществляет более широкие функции; он может вести хозяйственную деятельность


как и само юридическое лицо или часть его деятельности;
2) представительство – обособленное структурное подразделение, которое находится вне места
расположения юридического лица и может лишь представлять его интересы и осуществлять
защиту (не вправе вести хозяйственную деятельность).
Филиалы и представительства не являются самостоятельными юридическими лицами, они
действуют на основании положения. (и те, и те нужны, чтобы расширить сферу деятельности
предприятий).
Представительства и филиалы заносятся в единый государственный реестр юридических лиц
(это новелла). Управляются представительства и филиалы руководителем, назначаемым
юридическим лицом, который действует по доверенности.

Правоспособность юридического лица

С момента регистрации у юридического лица возникает правоспособность. Она разная у


разных юридических лиц.
ГК выделяет 2 вида правоспособности:
1) Общую (универсальную);
2) Специальную.

Общей правоспособностью наделены все коммерческие организации (ст. 149 ГК РФ). Она
означает, что юридическое лицо может осуществлять все виды хозяйственной деятельности
независимо от того, перечислены ли они в учредительных документах.

Однако сами учредители могут в уставных документах ограничить себя в праве совершать
какие-либо сделки. Такая правоспособность будет называться ограниченной.

Кроме того, из этого правила есть исключение, специально установленное законом, в


соответствии с которым некоторые коммерческие организации могут заниматься только одним
видом коммерческой деятельности, в свою очередь все остальные юридические лица не вправе
заниматься этим видом деятельности. Например, в соответствии с законом «О банках и банковской
деятельности» кредитные организации могут заниматься только банковской деятельностью

(за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий)


Некоммерческие организации, а также государственные и муниципальные унитарные
предприятия обладают специальной правоспособностью, которая является более узкой, по
сравнению с общей:

1. Они могут заниматься не всеми видами коммерческой деятельности, а только теми,


которые прямо перечислены в уставе. Причём применительно к некоммерческим
организациям эта деятельность именуется не коммерческой, а иной приносящей доход
деятельностью;
2. Эти виды деятельности не должны противоречить цели и задачам организации;
3. Вся прибыль, полученная от такого вида деятельности, не делится между участниками, а
направляется на общеполезные цели, в унитарных предприятиях – собственнику.

Для занятия некоторыми видами деятельности недостаточно пройти регистрацию. Иногда


требуется для занятия отдельными видами деятельности:

1) Или получить специальные разрешение (лицензию);


2) Или быть членом саморегулируемой организации (могут выдавать допуск к производству
каких-то работ).

Порядок лицензирования регламентируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов


деятельности» от 15.06.2011г. № 99 ФЗ.

Учредительные документы. Органы юридического лица


К учредительным документам юридического лица относятся:
1) Устав;
В соответствии со ст. 52 ГК РФ устав утверждается учредителями организации и является
обязательным документом для всех юридических лиц, за исключением хозяйственных
товариществ.
2) Учредительный договор – хозяйственное товарищество действует на основании
учредительного договора, который заключается его учредителями.

Юридическое лица могут действовать на основании типового устава, который


разрабатывается каким-либо государственным органом.

В процессе реформирования гражданского законодательства появилось такое понятие как


корпоративный договор (или корпоративное соглашение). Он не относится к учредительным
документам.

Корпоративное соглашение заключается добровольно между несколькими участниками для


того, чтобы выработать единую позицию для голосования определённым образом на общем
собрании или согласованно осуществлять свои действия по управлению обществом.
Органы юридического лица – это часть юридического лица, которая формирует и выражает
его волю вовне.

Действия органов рассматриваются как действия самого юридического лица.

Органы делятся на:

1) Единоличные – это может быть директор, гендиректор, председатель правления.


Причем новеллой законодательства, установленной ст. 53 ГК, является право юридического лица
предоставить полномочия выступать от имени юридического лица нескольким лицам, которые могут
действовать совместно и независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый
государственный реестр;

2) Коллегиальные – это может быть собрание акционеров, собрание членов кооператива,


наблюдательный совет, совет директоров, правление в кооперативе (в корпоративных
предприятиях). В унитарных предприятиях руководитель назначается собственником и действует на
основе единоначалия.

Ст. 53 ГК устанавливает, что орган юридического лица, выступая от его имени, должен
действовать в его интересах разумно и добросовестно. В противном случае на него может быть
возложена обязанность возместить убытки, причиненные юридическому лицу. Порядок возложения
ответственности закреплен в ст. 53.1 ГК РФ.

Формирование капитала

Хозяйственные общества – объединение капиталов, поэтому в специальных законах


устанавливается минимальный размер капитала, который должен быть сформирован на момент
регистрации юридического лица.

Товарищество – объединение усилий, поэтому требование об обязательном минимальном


размере капитала на момент регистрации не установлено.

Образование юридических лиц

В РФ выделяются следующие способы образования юридического лица:

1) Нормативно-явочный означает, что юридическое лицо в лице своих представителей


должно составить необходимый пакет документов и представить для регистрации в регистрирующий
орган;

2) Разрешительный означает, что для создания организации необходимо предварительно


получить разрешение какого-либо государственного органа. Например, для создания коммерческого
банка необходимо сначала получить разрешение ЦБ РФ.
3) Учредительно-распорядительный – в таком порядке образуются государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Сначала издается распоряжение публично-правового
образования об образовании юридического лица, собираются необходимые документы и
отправляются на регистрацию.

Прекращение деятельности юридического лица

Свою деятельность юридическое лицо может прекратить 2 способами:

1. Путем ликвидации – это такой способ прекращения деятельности юридического лица,


при котором полностью прекращаются все права и обязанности.
Процедура ликвидации регламентируется ст. 57-64 ГК РФ.
2. Путем реорганизации – такой способ прекращения юридического лица, при котором
имеет место процесс правопреемства, то есть переход прав и обязанностей от одного юридического
лица к другому вновь образуемому.

Может осуществляться в следующих формах:

 В слиянии;
 В присоединении;
 Разделении;
 Выделении;
 Преобразовании;
Права и обязанности переходят по особому документу – передаточный акт.

Может осуществляться, во-первых, по решению самих учредителей либо органов


юридического лица, которому предоставлены такие полномочиями, во-вторых, по решению суда.

Особым способом прекращения юридического лица является банкротство, которое


регламентируется ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
16.10.2017г.

Объекты гражданских прав

1) Понятие и виды объектов. Оборотоспособность объектов;


2) Вещи как объекты гражданских прав;
3) Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав;
4) Характеристика других объектов гражданских прав.

Понятие и виды объектов. Оборотоспособнось объектов

Объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага по поводу которых


субъекты гражданских прав вступают между собой в правоотношения.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ к ним относятся:

1. Вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; иное имущество, в том
числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги,
имущественные права; (материальные объекты – их можно оценить в денежном
выражении)
2. Результаты работ и оказания услуг; (материальные объекты – их можно оценить в
денежном выражении)
3. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность); (нематериальные объекты – их
нельзя оценить в денежном выражении)
4. Нематериальные блага (честь, достоинство и т.д.). (нематериальные объекты – их нельзя
оценить в денежном выражении)

Ныне действующий ГК впервые ввел понятие оборотоспособности объекта. В соответствии со


ст. 129 ГК РФ под оборотоспособностью понимается возможность свободного распоряжения
объектами гражданских прав, перехода их из рук в руки от одного лица к другому по гражданско-
правовым договорам либо в порядке универсального правопреемства.

В зависимости от оборотоспособности объектов они делятся на 2 группы:

1. Свободнообращающиеся объекты;
2. Объекты, ограниченные в обороте.

По общему правилу все объекты должны находиться в свободном обращении, а ограничение в


обороте – это исключение из правила, существующее по соображениям государственной и
общественной безопасности охрана экономических интересов государства, обеспечение здоровья
населения.
Ограничение в обороте означает:

 Что объекты могут принадлежать только определённым участникам оборота;


 Их приобретение и отчуждение допускается на основе специальных разрешений
(например, это оружие, наркотические средства, сильнодействующие яды)

До 01.03.2013г. выделялось ещё одна группа объектов – изъятые из оборота. Эта


классификация упразднена в процессе реформы.

(п. 3 ст. 129 ГК делает оговорку по поводу борота земли)

Вещи как объекты гражданских прав


Вещи – данные природой и созданные человеком ценности материального мира,
выступающие в качестве объектов гражданских прав.
1. Вещи движимые и недвижимые:

Понятие недвижимости (или недвижимых вещей) дается в ст. 130 ГК РФ. В соответствии с
этой статьей к недвижимости отнесены 2 группы объектов:

1) Объекты, отвечающие двум признакам:


 Привязанность к земле;
 Невозможность перенести объект из одного места в другое, чтобы не причинить
несоразмерный ущерб его целевому назначению.
2) Объекты, относящиеся к недвижимости в силу прямого указания закона:
 Морские и речные суда, воздушные суда (ранее сюда относились еще космические
объекты).

В этой статье законодатель устанавливает следующий перечень объектов недвижимости:

 Земельные участки;
 Участки недр;
 Здания;
 Сооружения;
 Объект незавершенного строительства;
 Жилые и нежилые помещения;
 Машино-места, то есть части зданий или сооружений, предназначенные для
размещения транспортных средств, если границы таких помещений описаны в
установленном законодательством «О государственном кадастровом учёте»
порядке.

Этот перечень не является исчерпывающим. Законом к недвижимости могут быть отнесены и


другие объекты.

Выделение объектов недвижимости в отдельную категорию вещей необходимо, поскольку


они обладают особым правовым режимом:

1. Право собственности и другие вещные права на недвижимость подлежат обязательной


государственной регистрации в едином государственном реестре. Такой реестр ведется в
соответствии со специальным ФЗ от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости (вступил в силу с 01.01.2017г.). На основании этого закона
объединены в один общий реестр кадастровый реестр и реестр прав. Регистрации
подлежат право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного
управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного бессрочного
пользования земельным участком, сервитут, а также ограничения и обременения прав
(например, ипотека);
2. Правообладателю недвижимости выдается на руки документ, подтверждающий его право
на вещь – выписку из единого государственного реестра (ранее до 01.01.2017г. – это было
свидетельство о праве собственности);
3. В отношении недвижимости установлен 15-летний срок приобретательной давности;
4. В случаях, указанных в законе, может осуществляться специальная регистрация
недвижимости (например, жилых помещений).

Регистрация и учёт таких специфических объектов, как воздушные суда, суда внутреннего
водного плавания и морские суда осуществляется на основе специального законодательства:
транспортных кодексов и др.

Что касается движимых вещей, регистрация прав на них не требуется, кроме случаев,
специально указанных в законе, например, регистрация в отдельном реестре объектов культурного
наследия.

ГК в отдельных статьях (ст. 132, ст. 133.1) выделяет 2 специальных объекта недвижимости:

1) Предприятия как недвижимый комплекс;


2) Единый недвижимый комплекс.

2. Главная вещь и принадлежность:


Эта классификация установлена в ст. 135 ГК РФ. В соответствии с ней принадлежностью
считается вещь, предназначенная для обслуживания другой вещи, именуемой главной связанная с
ней общим предназначением.

Правовой режим: принадлежность всегда следует судьбе главной вещи, если договором не
предусмотрено иное (например, картина и рама, замок и ключ, скрипка и смычок и т.д.).

3. Делимые и неделимые вещи:

Делимая вещь может быть разделена на несколько частей без несоразмерного ущерба
целевому назначению (можно легко разделить любое количество муки, зерна).

Неделимой является вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения
вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, и
в том случае, когда она имеет составные части.

Правовой режим: неделимые вещи при разделе между несколькими правообладателями в


натуре не делятся. Один из правообладателей получает вещь, а другие имеют право на выплату своей
доли в денежном эквиваленте или на получение другой компенсации.

4. Простая и сложная вещь:

В соответствии со ст. 134 ГК РФ сложной вещью признается совокупность разнородных


вещей, образующих единое целое, предполагающая их использование по общему назначению.

Правовой режим: действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется


на все входящие в нее вещи, если условиями сделки не предусмотрено иное.

5. Вещи индивидуально определённые и определённые родовыми признаками:


Индивидуально определённая вещь – вещь, отличающаяся от однородных вещей
конкретными только ей присущими характеристиками.
Родовые вещи характеризуются признаками общими для всех вещей данного рода, а
индивидуализируются количественными признаками (числом, мерой, весом).
Правовой режим: индивидуально определенные вещи юридически незаменимы.

6. Вещи потребляемые и непотребляемые:


Потребляемые вещи в процессе их целевого использования полностью уничтожаются, а
непотребляемые длительный срок служат выполнению хозяйственной или иной цели, для которой
они предназначены.
7. Плоды, продукция и доходы:
Определенный вещи в процессе их использования могут приносить плоды (например, дерево);
доходы (например, деньги-процент от использования их в банке), продукцию (например, от
использования станка).
В соответствии со ст. 136 ГК РФ плоды, продукция и доходы принадлежат собственнику вещи, если
соглашением сторон или законом не установлено иное или не вытекает из существа обязательства.
8. Животные:
Правовой режим установлен в ст. 137 ГК РФ.
К животным применяются правила о вещах с одной лишь оговоркой о том, что не допускается
жестокое обращения с животными.

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав


В соответствии со ст. 140 ГК РФ деньги бывают наличные и безналичные. Наличные деньги
относятся к вещам, безналичные деньги – к имущественным правам.
В соответствии со ст. 140 ГК РФ деньги выступают в качестве средства платежа, всеобщего
эквивалента, а также могут приносить доходы.
На территории РФ единственным средством платежа обязательным к приему по
нарицательной стоимости является рубль.
Особенность денег как вещей заключается в том, что они заменимы, определены родовыми
признаками и оцениваются в гражданском обороте не количеством денежных знаков, а числом
выраженных в них денежных единиц.

Иностранная валюта и валютная ценность:


Оборот этих объектов кроме ГК регламентируется специальным ФЗ «О Валютном
регулировании и валютном контроле». В соответствии с ним объектами гражданских прав являются
валютные ценности. К им относятся:
1) Иностранная валюта, то есть наличные деньги и средства на банковских счетах и вкладах;
2) Внешние ценные бумаги.

Ценные бумаги:
Они делятся на документарные и бездокументарные.
В соответствии со ст. 142 ГК РФ документарные ценные бумаги – это документы,
соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и
иные права осуществление или передача которых возможна только при предъявлении таких
документов.
Бездокументарные ценные бумаги – это обязательственные и иные права, которые
закреплены в решении о выпуске ценных бумаг или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в
соответствии с требованиями закона, осуществление и передача которых возможны только с
соблюдением правил учёта этих прав.
Черты ценных бумаг:
1) Содержанием ценной бумаги являются имущественные и обязательственные права,
которые передаются целиком;
2) Публичная достоверность, то есть ценная бумага составляется с соблюдением формы и
обязательных реквизитов, оспорить можно только по формальным признакам, но не по
существу.

В ст. 142 ГК РФ содержится перечень ценных бумаг, который не является исчерпывающим:

 Акции;
 Вексель;
 Закладная;
 Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда;
 Коносамент;
 Облигация;
 Чек и иные ценные бумаги.

Документарные ценные бумаги в зависимости от реализации заключенных в них прав делятся


на 3 вида:

1. Предъявительские ценные бумаги – это такие ценные бумаги, по которым лицом,


уполномоченным требовать исполнения по ней, признается их владелец;
2. Именные ценные бумаги – ценные бумаги, по которым лицом, уполномоченным требовать
исполнения по ней, признается или владелец ценной бумаги, указанный в качестве
правообладателя или лицо, к которому она перешла в порядке уступки правотребования,
то есть цессии.
3. Ордерные ценные бумаги – документарные ценные бумаги, по которым лицом,
уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная
бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по
непрерывному ряду индоссаментов.

30.10.17

Сделки в гражданском праве


1. Понятие и виды сделок
2. Условия действительности сделок
3. Виды недействительных сделок. Правовые последствия их совершения

Понятие и виды сделок

В соответствии со ст. 153 ГК, сделки – это действия граждан и юридически х лиц,
направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

Из определения усматриваются следующие черты сделки:

1. Это всегда волевой акт, то есть действие людей


2. Сделка - всегда правомерное действие
3. Она всегда направлена специально на возникновение каких-либо правовых последствий

Поскольку сделка является волевым актом, у лица всегда есть намерение, желание ее совершить.

Способы, которыми воля выражается вовне, называются волеизъявлением или формой. Эти
способы можно разбить на 3 группы:

1. Прямое волеизъявление, которое совершается в устной или письменной форме


(например, заключение договора, обмен письмами, факсами)
2. Косвенное волеизъявление – когда от лица, намеревающегося совершить сделку, исходят
такие действия, из содержания которых явствует его намерение совершить сделку. Такие
действия называются конклюдентными, что в переводе означает «заключать», «делать
вывод» (например, помещение товаров в витрине свидетельствует о намерении продавца
совершить сделку)
3. Изъявление воли молчанием, оно допускается только в случаях, специально
предусмотренных законом или договором (например, по договору аренды, если он
заключен на определенный срок и по окончании срока обе стороны промолчали,
арендодатель не потребовал имущества обратно, а арендатор продолжает им пользоваться,
это означает, что договор автоматически продляется на неопределенный срок)

Виды сделок:

1. В зависимости от участвующих в сделке сторон, они делятся:

- односторонние

Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражение воли


одной стороны (п. 1 ст. 154 ГК), например, составление завещания, выдача доверенности.

- двусторонние
договоры
- многосторонние
2. В зависимости от момента, с которого возникают права и обязанности по сделке:
- реальные (от латин. “real”- «вещь»)
Реальными считаются сделки, которые считаются совершенными (заключёнными) только
при условии, если соглашения сторон сопровождалось передачей вещи), например,
хранение, договор займа.
- консенсуальные (от латин. “consensus” – «согласие»)
Консенсуальными признаются сделки, для совершения которых достаточно достижения
соглашения о совершении сделки, например, договор поставки.

! Договор ссуды, договор факторинга могут быть и реальными, и консенсуальными.

3. В зависимости от наличия или отсутствия у сторон взаимных имущественных интересов,


различаются:
- возмездные
В возмездных сделках каждая из сторон получает от другой стороны встречное
имущественное удовлетворение.
- безвозмездные
В безвозмездных сделках имущественное удовлетворение имеет только один контрагент,
например, договор дарения, договор безвозмездного пользования имуществом, хранения
(иногда).
4. Сделки бывают:

- срочные

Срочные – это сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в силу, либо
момент его прекращения, либо оба указанных момента. Сроки в таких сделках бывают
отлагательными и отменительными.

- бессрочные
В бессрочных сделках такие моменты не определены, они вступают в силу немедленно
5. Условные сделки
Иногда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено не к определённому
сроку, а к событию, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, например,
обещание подарить какую-то вещь под условием.
6. Фидуциарные сделки (от латин. “fiducio” – «доверие»)
Это сделки, которые носят доверительный характер, например, договор поручения, выдача
доверенности, доверительное управление имуществом.
7. – абстрактные
Абстрактными считаются сделки, которые оторваны от своего основания и могут
существовать независимо от него, например, выдача векселя.
– каузальные
Привязаны к своему основанию и зависят от него.
8. Алеаторные (“aleo” – «игральная кость»)
Носят рисковый характер
9. Биржевые сделки
Это сделки, совершаемые на бирже с товаром, допущенным с обращением на биржу.

Условия действительности сделки

Любая сделка для того, чтобы достичь юридических последствий, ради которых она
заключена, должна быть действительной.

Сделка представляет собой единство 4х элементов; (порок (дефект) любого или нескольких
элементов приводит к ее недействительности):

1. Субъекты, то есть лица, участвовавшие в сделке


2. Форма сделки (как сделка выражается вовне)
3. Субъективная сторона (единство воли и волеизъявления)
4. Содержание сделки

Сделки с пороками в субъекте:

1. Сделки, участниками которых являются граждане


- сделки, совершенные гражданином, признанным судом недееспособным (ст. 171 ГК)
- сделки, совершаемые гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК)
- сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте до 14ти лет (ст. 172 ГК)
- сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14ти до 18ти лет – без согласия
родителей или других законным представителей (ст. 175 ГК)

2. Сделки, совершаемые юридическими лицами:

- сделки, выходящие за пределы специальной правоспособности юридического лица (ст. 173


ГК)

- сделки, совершенные органом юридического лица с превышением его полномочий (ст. 174
ГК)

Пороки в форме сделки. В соответствии со ст. 158 ГК сделки могут совершаться в следующей
форме:

1) В устной форме
В устной форме могут совершаться следующие сделки:
- если они исполняются при самом их совершении
- сделки, для которых законом или соглашением сторон не установлена письменная форма
- сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, если соглашением
сторон для этого ими установлена устная форма, если это не противоречит закону, иным
правовым актам и договору
2) В письменной форме
Письменная форма сделки означает, что сделка должна быть совершена путем составления
документа, выражающего его содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими
сделку.
– простая письменная
– квалифицированная (нотариальная)

! Иногда для совершения сделки требуется дополнительная стадия – государственная регистрация.

В соответствии со ст. 161 ГК обязательной письменной формы требуют следующие сделки:

1) Сделки, если хотя бы одна из сторон – юридическое лицо


2) Сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10000 рублей
3) Если сделки требуют обязательного нотариального удостоверения
4) Если законом прямо установлена письменная форма, например, соглашение о неустойке, о
залоге

В соответствии со ст. 162 ГК, если стороны (физические лица) не облекли сделки в требуемую
письменную форму, они лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские показания.

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличие у
каждой из сторон право на ее совершение (ст. 163 ГК). В соответствии со ст. 163 ГК обязательное
нотариальное удостоверение требуется в следующих случаях:

1) Когда это прямо указано в законе (например, завещание, брачный договор, договор ренты,
соглашение об оплате алиментов)
2) Если это предусмотрено соглашение сторон, если даже по закону для такого вида сделок эта
форма не требовалась
3) Если сделка требует обязательного нотариального удостоверения, а одна из сторон
уклоняется от такого удостоверения, в соответствии со ст. 165 ГК, вторая сторона вправе
обратиться в суд и в судебном порядке потребовать признать сделку действительной. Если
вынесено положительное судебное решение, нотариальное удостоверение сделки больше не
требуется.
В соответствии с п. 2 данной статьи, если сделка требовала государственной регистрации, а
одна из сторон уклоняется от ее регистрации, вторая сторона вправе обратиться в суд и
потребовать принудительной регистрации. Последующая регистрация осуществляется по
решению суда.

Субъективная сторона (единство воли и содержания). Сделки с пороками воли:

1) Сделки под влиянием насилия и угроз (ст. 179 ГК)


Насилие – это физическое воздействие (избиение, истязание) на участника сделки.
Угроза – это психическое воздействие на участника сделки. Такая угроза должна быть
реальной, то есть должна существовать действительная возможность причинения
значительного вреда участнику сделки или его близким
2) Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения, а также кабальные сделки
(посмотреть ст. 178 ГК)
3) Сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий и
руководить ими (ст. 177 ГК) !следует отличать от сделок, совершенных недееспособным
лицом!

Сделки с пороками содержания:

1) Сделки, условия которых расходятся с требованиями закона или других правовых актов (ст.
168 ГК); они носят ничтожный характер
2) Сделки, совершенные с целью заведомо противной основой правопорядка и нравственности
(ст. 169 ГК); носят ничтожный характер. В соответствии с последними изменениями, они
могут признаваться оспоримыми.
3) Мнимые и притворные сделки
Мнимой считается сделка, совершенная лишь для вида, без цели породить правовые
последствия. Цель таких сделок: вывести имущество из-под неблагоприятных последствий,
связанных с применением санкций, например, лицо привлекается к уголовной/
административной ответственности, а имущество должно подлежать конфискации, оно
совершает фиктивные сделки по отчуждению имущества, например, дарение, развод с
передачей всего нажитого супругу, но такой цели не преследует.
Под притворной понимается сделка, прикрывающая другую сделку, совершение которой
имели ввиду стороны.

Виды недействительных сделок. Правовые последствия их совершения

Все недействительные сделки делятся на 2 вида:

1. Ничтожные сделки
В соответствии со ст. 166 ГК, если сделка является недействительной независимо от решения
суда, она является ничтожной. Ничтожная сделка недействительна изначально, ее порок
настолько серьезен, что не требует установления этого факта судом.
2. Оспоримые сделки
Если для признания сделки недействительной требуется решение суда, такая сделка является
оспоримой. Оспоримая сделка может быть признана недействительной только судом, до
вынесения судебного решения никто, в том числе никакой государственный орган не вправе
объявлять оспоримую сделку недействительной.

В соответствии со ст. 168 ГК все сделки по общему правилу являются ничтожными, а оспоримыми
только тогда, когда это прямо предусмотрено законом.

Обращение в суд с требованием о признании оспоримой сделки недействительной и о


применении впоследствии недействительности сделки может быть осуществлено в пределах срока
исковой давности. Для оспоримых сделок установлен срок исковой давности 1 год. Этот срок
начинает исчисляться со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах,
влияющих на действительность сделки.

Для устранения последствий исполнения ничтожной сделки установлен срок исковой


давности 3 года. Он начинает исчисляться с момента начала исполнения.

Признание сделки недействительной влечет следующие правовые последствия:

1. По общему правилу применяется двусторонняя реституция, то есть возврат сторон в то


имущественное положение, которое имело место до исполнения недействительной сделки.
Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по недействительной
сделке.
2. Может быть применена односторонняя реституция. Она применяется, когда закон
предусматривает санкцию за совершение недействительной сделки в виде взыскания всего
полученного в доход государства. Эта санкция касается только виновной стороны, которая
умышленно совершила недействительную сделку, потерпевшей же стороне возвращается все
полученное виновной стороной
3. Недопущение реституции. Она применяется, когда в совершении недействительной сделки
виновны обе стороны и означает, что все, полученное по сделке сторонами, изымается в
доход государства.

13.11.17

Представительства в гражданском праве

1. Понятие и виды представительства


2. Доверенность: понятие, виды, основания прекращения

Понятие и виды представительства

В ряде случаев закон допускает реализацию прав и исполнение обязанностей через представителей.
Представительства – это юридические действия одного лица (представителя), осуществляемые им
от имени другого лица (представляемого), которые создают, изменяют или прекращают гражданские
права и обязанности представляемого.

С помощью представительства могут осуществляться как имущественные, так и личные


неимущественные права. Вместе с тем закон устанавливает некоторые виды действий, которые не
допускается совершать без представителя.

Субъектный состав представительства состоит из 3х лиц:

1. Представитель
В роли представителей могут выступать граждане или юридические лица, наделенные
полномочиями совершать юридически значимые действия в интересах других лиц.
Представителями могут быть только совершеннолетние, дееспособные лица, в
исключительных случаях могут выступать граждане, достигшие 16-летнего возраста по
делам, вытекающих из трудовых правоотношений или членствах в кооперативах.

Юридические лица могут выступать в качестве представителей только тогда, когда это не
противоречит целям и задачам организации, вытекающим из учредительных документов.

Отдельными законами установлены исключения для некоторых категорий лиц. Так, не могут
быть представителями лица, исключённые из коллегии адвокатов, а также судьи, прокуроры,
следователи, за исключением случаев, когда они выступают в качестве уполномоченных
соответствующего суда, прокуратуры или же в качестве законных представителей (своих
детей).
2. Представляемый
В качестве представляемого могут выступать граждане (как дееспособные, так и
недееспособные), юр. лица, публично-правовые образования.
3. Третьи лица
В качестве 3х лиц выступают граждане и организации, с которыми заключаются сделки или
выполняются действия в интересах представляемого.

Представитель может выступать от имени представляемого как в силу закона, так и в силу
полномочия. Полномочие – это право выступать представителем другого лица, совершать для него
юридически значимые действия.

По своей сущности, это право должно реализовываться в интересах представляемого, поэтому ему
запрещено:

1) Совершать сделки от имени представляемого в отношении самого себя и своих близких


родственников;
2) Совершать сделки от имени представляемого в отношении другого лица, представителем
которого он одновременно является, за исключением коммерческого представительства.

Полномочия представителей возникают на основе указанных в законе юридических фактов:

1. На основании доверенности;
2. На основании указания закона;
3. На основании акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления.

В зависимости от того, на основании какого юр.факта возникло представительство оно делится на


виды:

1) Обязательное представительство, которое возникает независимо от воли представляемого.


К нему относятся:
- законное представительно, то есть представительство, основанное на законе, например, в
соответствии со ст.28 ГК законными представителями несовершеннолетних являются их
родители или другие законные представители (усыновители, опекуны или попечители);
- представительство, основанное на административном акте, то есть на акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления,
например, акт органа исполнительной власти субъекта РФ о назначениях опекуна или
попечителя.
2) Добровольное представительство – это представительство, возникающее по воле сторон на
основании договора, заключенного между представляемым и представителем. В этом случае
представляемый сам избирает лицо, которому передает полномочия на совершение от своего
имени и в своих интересах юридически значимых действий и может влиять на поведение
представителя своей волей: отменять представительство, расторгать договор и т.д.
В этом случае полномочия передается по доверенности. (самый распространенный вид
представительства).
3) Коммерческое представительно (разновидность добровольного представительства). В этом
случае стороной коммерческого представительства становится лицо, которое постоянно и
самостоятельно представительствует от имени предпринимателей при заключении ими
договоров в сфере предпринимательства.
Особенности:
- им запрещается одновременно быть представителем разных сторон сделки, которые должны
дать на это согласие;
- оно осуществляется в предпринимательской сфере;
- коммерческое представительство всегда носит возмездный характер, независимо от того,
указано ли это в договоре;
- коммерческий представитель должен хранить коммерческую тайну.

Доверенность: понятие, виды, основания прекращения

В соответствии со ст. 185 ГК РФ доверенность – это полномочие, выдаваемое одним лицом


(представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед 3ми лицами.

По своему содержанию и объему полномочий, которые заключены в доверенности они делятся на 3


вида:

1. Генеральная доверенность: содержит полномочия на совершение самых разных сделок в


течение определенного промежутка времени (например, доверенность, которая выдается
руководству филиала);
2. Специальная доверенность, которая содержит полномочия на совершение ряда
односторонних сделок в течение определенного промежутка времени (например,
доверенность, выдаваемая экспедитору на получение товаров материальной ценности);
3. Разовая доверенность, в которой определены полномочия на совершение только одного
юридического действия или только одной сделки (например, получить денежный перевод,
стипендию, заключить договор).

Законом установлены правила, которые должны соблюдаться при оформлении доверенности.


Доверенность всегда совершается только в письменной форме. Статья 185.1 ГК РФ устанавливает
случаи, когда в обязательном порядке требуется нотариальное удостоверение доверенности:

1) Если она выдается на совершение сделок, требующих обязательной нотариальной формы


(например, сделки с долями, договор ренты);
2) На подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок;
3) На распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами.

В соответствии со ст. 185.1 ГК РФ к нотариально удостоверенным приравниваются следующие


доверенности:

1. Доверенности военнослужащих, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и каких-


то военно-лечебных учреждениях. Они удостоверяются главным врачом либо заместителем
по лечебной части (иногда дежурный врач);
2. Доверенности военнослужащих, в пунктах дислокации воинских частей, где нет
нотариальных контор (также доверенности членов их семей);
3. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы. Они должны быть удостоверены
только начальником (если начальника нет, то приказом –и.о. должен быть);
4. Доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, которые находятся в учреждениях
социальной защиты (удостоверятся администрацией);
5. Доверенность на получение заработной платы, иных платежей, связанных с трудовыми
отношениями, получение пенсий, пособий, стипендий может быть удостоверено
организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного
лечебного учреждения, где гражданин находится на излечении.

Доверенность от имени юридического лица выдаются за подписью его руководителя или другого
лица, которое уполномочено на то законом или другими учредительными документами.

Срок доверенности установлен в ст. 186 ГК, выдается на любой срок, раньше было до 3х лет. Если
срок не указан, то доверенность действует только год. Если не указана дата выдачи, доверенность
считается ничтожной.

По общему правилу представитель должен лично исполнить действия, на которые он уполномочен.


Однако в исключительных случаях он может передоверить исполнение другому лицу, то есть
осуществить передоверие. Передоверие возможно в 2х случаях:

1) Когда представитель прямо на это уполномочен доверенностью;


2) Когда представитель вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов
представляемого, если это не запрещено доверенностью.

Доверенность, выдаваемая в качестве передоверия физическими лицами, подлежит обязательному


нотариальному удостоверению. С 1 марта 2013 г. в п.3 ст. 187 ГК РФ внесены изменения, в
соответствии с которыми правила о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемых в
порядке передоверия не применяются к доверенностям, выдаваемым юридическими лицами, а также
руководителями их представительств и филиалов.

Что касается публично-правовых образований, то для них сохранились правила такие же, как для
физических лиц (см. разъяснение постановления Пленума № 25).

Представитель, передавший своим полномочия другому лицу, должен известить об этом


представляемого и сообщить ему необходимые сведения о своем заместителе, в противном случае,
вся ответственность за действия заместителя возлагается на представителя, передавшего свои
полномочия.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может быть выше срока действия
доверенности, на основании которой она выдана.

Неуполномоченным признается лицо, заключившее сделку, на совершение которой у него не было


полномочий, или же он превысил свои полномочия. В соответствии со ст. 183 ГК РФ, если
представляемый в последствии одобрит эту сделку, она влечет для него юридические последствия;
если же не одобрит, она будет считаться совершенной от имени и в интересах самого представителя.
С 1 марта 2013 г. в ГК РФ введено новое понятие «безотзывная доверенность» (ст. 188.1). Такая
доверенность может быть выдана только лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность; указание на безотзывность должно указываться в самой доверенности. Данная
доверенность подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Прекращение доверенности (ст. 188 ГК РФ):

1. Вследствие истечения срока доверенности;


2. Вследствие отмены доверенности лицом, выдавшем его;
3. Вследствие отказа лица, которому выдана доверенность;
4. В связи с прекращением юридического лица, которому выдана доверенность;
5. Вследствие смерти гражданина, выдавшего доверенность, а также признание его
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим;
6. Вследствие смерти гражданина, которому была выдана доверенность, а также признание его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7. С 1 марта 2013 г. перечень дополнился новым основанием: введение в отношении
представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой
соответствующее лицо утрачивает право выдавать доверенности;
8. С 1 марта 2013 г. включена новая форма в п. 1 и 2 ст. 189 ГК РФ соответствии с которыми
предусматривается, что об отмене доверенности может быть сделана публикация в
официальном издании, в котором размещаются сведения о банкротстве. При этом 3и лица
считаются извещенными об отмене доверенности по истечении 1 месяца со дня публикации,
если только они не были извещены заранее.

В соответствии со ст. 189 ГК РФ сведения об отмене доверенности, которые были совершены в


нотариальной форме, вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий, ведение котрого
осуществляется в электронной форме. Указанные сведения предоставляются федеральной
нотариальной палатой неограниченному кругу лиц с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Сроки в гражданском праве

1. Понятие и виды сроков


2. Правила исчисления сроков
3. Исковая давность
Понятие и виды сроков
Сроки в гражданском праве – это моменты или периоды времени, наступление или исчисление
которых влечет определенные правовые последствия. Сроки могут определяться (ст. 190 ГК РФ):

1. Указанием на календарную дату

Ссылки на конкретную дату могут содержаться в договоре, в решении суда, а также в законе.
В зависимости от этого различаются:

 Законные сроки
Устанавливаются в законе или в других нормативных актах (например, в законе установлен
6ти месячный срок для вступления в наследство);
 Договорные сроки
Устанавливаются соглашением сторон (например, стороны в договоре могут уговорить, в
какие сроки уплачивается арендная плата);
 Судебные сроки
Сроки, устанавливаемые судом;
2. Указанием на истечение периода времени;
3. Указанием на события, которое неизбежно могло наступить.

Сроки могут подразделяться на:

1. Сроки осуществления прав – срок, в рамках которого действует существующее право


(пресекательный срок)
2. Сроки защиты прав – срок исковой давности

Правила исчисления сроков

Исчисление срока:

Согласно ст. 191 ГК РФ течение срока начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которым определено его начало, например, если сегодня мы приобрели какую-
то вещь, то срок начинает течь с завтрашнего дня (в 00:00).

Окончание срока:

Истечение срока, то есть его окончание определяется следующим образом. Сроки, которые
исчисляются годами, истекают в соответствующий месяц и число последнего года срока (например,
по сделке установлен 3-годичный срок, который начал течь с 13 октября 2015 года, значит он
истекает 13 октября 2018 года).

В тех случаях, когда окончание срока приходится на месяц, в котором нет такого числа, то срок
истекает в последний день этого месяца (например, 3х месячный срок исполнения обязательно начал
течь 30 ноября 2016 г., окончание выпадает на 30 число, которого нет в феврале, значит срок
истекает 28-29 февраля).

Если срок в обязательстве определен в полмесяца, то он считается равным 15 дням, независимо от


числа дней соответствующего месяца. В тех случаях, когда последний день срока приходится на
выходные дни, днем окончания считается ближайший рабочий день.

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, то действие может быть исполнено до
24 часов последнего дня срока. Когда действие совершено в организации, то срок истекает в тот час,
когда в этой организации прекращаются соответствующие операции (например, закрытие магазина,
банка).

Все письменные заявления, извещения хотя бы и предназначенные в соответствующие организации,


но сданные на почту, телеграмм до 24 часов последнего дня срока считаются поданными в срок.

Срок исковой давности

Исковая давность относится к срокам защиты и восстановления нарушенных прав. В соответствии со


ст. 195 ГК РФ срок исковой давности – это срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено.

Сроки исковой давности делятся на 2 вида:

1. Общий
Установлен ст. 196 ГК РФ. Она равен 3м годам и распространяется на все правоотношения, за
исключением тех, в отношении которых установлены специальные сроки.
2. Специальный
Применяются к отдельным особо указанным в законе случаям. Они могут быть
сокращенными или удлиненными (например, для оспаривания оспоримой сделки срок равен 1
году)

В соответствии со ст. 200 ГК РФ срок исковой давности начинает течь со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права.

В соответствии со с. 198 ГК РФ стороны своим соглашением не вправе изменять срок исковой


давности и порядок его исчисления.

Сам факт истечения срока исковой давности не может служить основанием для отказа в приеме
искового заявления. Требования о защите нарушенного права применяются независимо от истечения
срока исковой давности. Предъявленный иск рассматривается по существу с выяснением всех
обстоятельств. В соответствии со ст. 199 ГК РФ отказ в иске по мотивам истечения срока исковой
давности допускается только по заявлению ответчика, если он сделал его до вынесения судом
решения по делу. Тем самым подчеркивается, что само правоотношение между истцом и ответчиком
продолжает существовать.

В случае добровольного признания ответчиком своей обязанности, а также если до окончания


судебного заседания он не заявил о том, что не будет исполнять обязательства в виду истечения
срока исковой давности, суд выносит положительное решение в пользу истца. Ответчик в таком
случае обязан исполнять это решение и больше не вправе ссылаться на истечение срока исковой
давности.

Во время течения срока исковой давности могут наступить различные обстоятельства, которые могу
приостановить или прервать течение срока исковой давности.
27.11.17

Приостановление и прерывание срока исковой давности

Приостановление – во время течения срока исковой давности могут наступить обстоятельства,


которые будут препятствовать предъявлению иска.

Перечень таких обстоятельств закреплен в ст. 202 ГК РФ. Причем, такие обстоятельства будут
приниматься во внимание, если они наступили в течение последних 6 месяцев срока исковой
давности. К ним относятся:

1. Непреодолимая сила – чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события


(наводнение, землетрясение) – форс-мажорные обстоятельства
2. Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных в военное
положение
3. Мораторий, то есть установленная правительством отсрочка исполнения обязательств при
чрезвычайных обстоятельствах
4. В силу приостановления действия законом или иного правового акта

В соответствии со ст. 202 п.3 ГК РФ приостанавливать в течение срока исковой давности может еще
одно обстоятельство – если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения
споров во вне судебного порядка (например, процедура медиация, административная процедура),
течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для
проведения соответствующей процедуры, а при отсутствии такого срока – на 6 месяцев со дня начала
соответствующей процедуры.

Перерыв (прерывание) течения срока исковой давности означает, что течение срока исковой
давности начинается заново, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Основания для прерывания срока исковой давности является совершение обязанным лицом
(должником) действий, свидетельствующих о признании долга.

В соответствии со ст. 204 ГК РФ, если истец обратился в суд в установленном законом порядке за
защитой нарушенного права, срок исковой давности не течет на протяжении всего времени пока
осуществляется судебная защита.

Восстановление срока исковой давности

Регламентируется ст. 205 ГК РФ. В соответствии с данной статьей, если суд признает причину
пропуска исковой давности уважительной, нарушенное право гражданина подлежит защите. Эти
причины должны быть связаны с личностью истца, например, тяжелая болезнь, неграмотность и т.п.

Ст. 208 УК РФ устанавливает перечень требований, на который исковая давность не


распространяется:
1. Требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме
случаев, предусмотренных законом
2. Требования вкладчиков банка о выдаче вкладов
3. Требования о возмещении вреда, который был причинен жизни или здоровью гражданина (за
три года до момента обращения в суд может взыскать)
4. Требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений права, если
эти нарушения не были соединены с нарушением владения

Осуществление и защита гражданских прав

1. Понятие и способы осуществления гражданских прав. Принципы осуществления гражданских


прав
2. Злоупотребление правом. Правовые последствия этих действий
3. Защита гражданских прав: формы и способы

Понятие и способы осуществления гражданских прав. Принципы осуществления


гражданских прав

Осуществление субъективного права – это возможность совершать собственные активные


действия управомоченным лицом и возможность требовать исполнение или соблюдение
юридических обязанностей другими лицами.

Осуществляться гражданские права могут 2мя способами:

1) Фактическими действиями
Фактические действия – это совершение управомоченным лицом каких-либо действий,
которые не влекут никаких правовых последствий, они не содержат признаков сделки.
2) Юридическими действиями

Юридические действия – это такие действия или система действий управомоченного лица,
которые обладают признаками сделок и иных юридических действий, то есть которые влекут
какие-либо юридические последствия.

Причем осуществление прав должно подчиняться определённым правилам или принципам:

1. Принцип диспозитивности (закреплен в п. 1 ст. 9 ГК РФ) означает, что граждане и


юридические лица по своему усмотрению самостоятельно осуществляют принадлежащие им
права (например, кредитор по долговому обязательству может потребовать долг с должника, с
процентами или без %ов, может уменьшить долго или вообще простить должника)
2. Принцип запрета на соглашения об ограничении осуществления гражданских прав. Отказ
граждан и юридических лиц от своего гражданского права либо от осуществления права не
влечет никаких правовых последствий
3. Разумность и добросовестность при осуществлении прав
4. Принцип осуществления гражданских прав в соответствии с их назначением
5. Принцип осуществления гражданских прав в соответствии с правилами деловой этики и
моральными принципами общества

Таким образом, если субъекты будут соблюдать все эти правила, они не выйдут за пределы
осуществления прав. Если же они будут нарушать эти принципы, можно говорить о нарушении
пределов осуществления прав, которое ведет к нарушению прав и интересов 3х лиц и называется
злоупотреблением права.

Злоупотребление правом. Правовые последствия этих действий

Злоупотребление правом закреплено в ст. 10 ГК РФ, которое устанавливает формы злоупотребления


правом и правовые последствия этих действий:

1) Осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому


лицу (шикана)
2) Осуществление гражданских прав, не преследующее намерение причинить вред другим
лицам, но в конечном итоге объективно причиняющее вред 3м лицам
3) Злоупотребление доминирующим положением на рынке в целях ограничения конкуренции
4) Действия в обход закона с противоправной целью

Правовые последствия: такое право не пользуется судебной защитой.

Защита гражданских прав: формы и способы

Охрана гражданских прав – это совокупность мер правового, экономического, политического и


организационного характера, направленных на создание необходимых условий для осуществления
субъективных прав.

Защита гражданских прав (более узкое понятие) – предусмотренные законом меры, направленные
на восстановление и признание гражданских прав при их нарушении или оспаривании.

Защита осуществляется в определенных формах:

1. Юрисдикционная форма
Означает, что лицо, права которого нарушены обращается за защитой к государственным или
иным компетентным органам, которые уполномочены принять все необходимые меры для
восстановления нарушенного права и пресечения правонарушений. В рамках
юрисдикционной формы различают:
- общий порядок, то есть защита в суде. Средством защиты в этом случае выступает иск.
- специальный порядок защиты нарушенных прав (административный). Средством защиты в
административном порядке является жалоба, которая подается в управленческие органы
2. Неюрисдикционная форма защиты
Действие граждан и организаций по защите гражданских прав и охраняемых законом
интересов, которые совершаются ими самостоятельно без обращения в государственные или
иные компетентные органы. По сути такие действия называются самозащитой (ст. 14 ГК РФ).
Однако в этой статье не дается понятие самозащиты и не определяются способы, которыми
она может осуществляться. Традиционно к способам самозащиты относятся:
- необходимая оборона
- крайняя необходимость
- превентивные меры предупредительного характера, то есть установление замков, запоров,
сигнализаций

Многие ученые, в частности Грибанов и его последователи, считают, что самозащита моет
применяться только когда существует наличность и опасность посягательства и нет возможности
обратиться в другие юрисдикционные органы.

В ст. 12 ГК РФ закреплены способы защиты гражданских прав. Способы – это закрепленные


законом материально-правовые меры принудительного характера, при помощи которых
производятся восстановления нарушенных или оспариваемых прав и воздействие на
правонарушителя.

1) Признание субъективного права. Необходимость в указанном способе возникает, когда вторая


сторона оспаривает существование у истца права или же наличие права подвергается
сомнению, в результате чего его невозможно использовать.
2) Восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушениям
3) Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее
недействительности, применение недействительности ничтожной сделки
4) Присуждение к исполнению обязанности в натуре (реальное исполнение)
5) Признание недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления (ст. 13 ГК РФ)
6) Возмещение убытков. В соответствии со ст. 15 ГК РФ убытки складываются из 2х
компонентов:
- реальный ущерб – это расходы, которые лицо, чье право нарушено произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права (утрата или повреждение
имущества);
- упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
7) Требование об уплате неустойки (штраф или пеня). Только когда предусмотрено законом.
8) Требования о компенсации морального вреда (с таким иском могут обращаться только
физические лица; до 01.03.2013 и юр. лица тоже, сейчас нет)

06.12.17

Гражданско-правовая ответственность
1. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее функции;
2. Виды ГПО;
3. Условия ГПО;
4. Формы ГПО.

Понятие гражданско-правовой ответственности и ее функции

Гражданско-правовая ответственность – это один из видов юридической ответственности,


поэтому ей присущи те же самые черты, которые присущи всем видам ответственности.
Вместе с тем, в силу специфики предмета и метода правового регулирования, она имеет свои
особенности:
1. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности;
2. Эта ответственность всегда применяется по инициативе, по усмотрению потерпевшей
стороны. Механизм ответственности приводится в действие усилиями самого потерпевшего. Это
ответственность, которую несет один субъект перед другим равноправным субъектом, а не перед
государством и обществом как в публичных отношениях;
3. Поскольку гражданское право регулирует товарно-денежные отношения возмездно-
эквивалентного характера, то и ГПО носит характер эквивалентного возмещения потерпевшему
убытков или иного вреда, причиненного правонарушением, то есть она носит компенсационный
характер;
4. Исходя из компенсационного характера ГПО, можно сделать вывод, что она имеет
целью полное возмещение убытков, причиненных потерпевшему.

Гражданско-правовая ответственность – это один из видов юридической ответственности,


который заключается в применении к правонарушителю компетентными органами государства
установленных законом или договором неблагоприятных для него санкций имущественного
характера, направленных на восстановление нарушенных прав потерпевшего.

Функции ГПО:
1. Компенсационная – состоит в восстановлении потерпевшим понесенных им потерь;
2. Предупредительная, состоящая в предостережении должника и других субъектов от
совершения нарушений;
3. Стимулирующая – побуждение, подталкивание должника к устранению нарушения и к
реальному исполнению обязательства;
4. Информационная – анализ данных о видах совершенных нарушений, их динамики,
взысканных за нарушение суммы убытков и неустоек для разработки мер по устранению причин
нарушений и предупреждению потерь.

Виды ГПО
 В зависимости от основания возникновения:
1) Договорная – имеет место тогда, когда потерпевший и причинитель вреда связаны друг
с другом гражданским правоотношением (договором), возникшим до причинения вреда и вред
наступил вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения одним из партнеров своих
правоотношений. В этом случае санкции применяются на основе договора и дополнительно могут
применяться санкции, предусмотренные законом;
2) Внедоговорная – наступает вследствие причинения управомоченному субъекту вреда
лицом, не состоящим с ним в гражданском правоотношении (например, она может возникнуть из
факта причинения вреда). В этом случае ответственность определяется только законом;
 В гражданских правоотношениях как на стороне кредитора, так и на стороне должника
могут выступать несколько лиц. При множественности должников может наступить один из
следующих видов ответственности:
1) Долевая – это общее правило. Она применяется всегда, если только иное не
предусмотрено законом или договором. Долевая ответственность означает, что каждый из
должников несет ответственность в доле, установленной законом или договором. Если доли не
определены, то они считаются равными (ст. 321 ГК), например, такая ответственность наступает по
долгам наследодателя у его наследников; они несут ответственность только в пределах
действительной стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества. В данном
случае каждый из должников после погашения своей доли выбывает из обязательства и за других
должников он не отвечает;
2) Солидарная и субсидиарная – применяются в порядке исключения только тогда, когда
это прямо предусмотрено законом или договором. Солидарная ответственность – это более строгий
вид ответственности, при котором кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех
должников совместно, так и в отношении любого из них в отдельности. Причем, если хотя бы один
из солидарных должников не исполнил обязательство, и он и все остальные должники отвечают
перед кредитором в части неисполненного до тех пор, пока обязательство не будет исполнено
полностью (ст. 322, 323 ГК РФ), например, такая ответственность наступает по обязательствам,
связанным с предпринимательской деятельностью, для лиц, совместно причинивших вред, по
кредитному договору должник и поручитель по общему правилу являются солидарными
должниками. Субсидиарная (дополнительная) ответственность – изначально в обязательстве
определяется кто будет основным должником и, кто будет дополнительным должником. Если
основной должник не удовлетворил требования кредитора (из-за отсутствия или недостаточности у
него средств), то ответственность за него в непогашенной части долга несет субсидиарный должник.
Например, закон установил субсидиарную ответственность в следующих случаях: родители за вред,
причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, ответственность собственника по
долгам государственных и муниципальных унитарных предприятий. Этот вид ответственности имеет
особенности: она должна быть предусмотрена законом или договором; субсидиарный должник
привлекается к ответственности только тогда, когда основной должник не исполнил обязанность,
либо исполнил не полностью, либо кредитор не получил от него ответа в разумный срок, либо
отсутствует возможность зачета встречного однородного требования к основному должнику и долг с
того не может быть взыскан в бесспорном порядке.

Условия ГПО

Ответственность по гражданскому праву наступает только за правонарушение, т.е. действие


или бездействие, нарушающее требования закона или договора. Гражданское правонарушение
называется деликтом. Оно, независимо от конкретных жизненных обстоятельств, имеет свой
постоянный состав. Под составом гражданского правонарушения понимаются установленные
законом условия, при наличии которых наступает гражданско-правовая ответственность.
Состав гражданского правонарушения включает в себя следующие условия:
1. Наличие вреда
Вред – это всякое умаление личного или имущественного права. Он делится на 2 вида:
- имущественный вред – это умаление имущественных прав потерпевшего, его
стоимостным выражением являются убытки.
Понятие убытков дается в ст. 15 ГК РФ. Убытки складываются из 2х компонентов:
реального ущерба и упущенной выгоды. Убытки – это расходы, которые лицо, чье право
нарушено произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб). Упущенная выгода – это
неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено.
- моральный вред – это причинение лицу физических и нравственных страданий
А) этот вред возмещается только физическим лицам (до 01.03.2013 юридические лица
могли тоже требовать компенсации морального вреда за причинение вреда деловой
репутации);
Б) требовать компенсацию морального вреда можно только за нарушение личных
неимущественных прав (честь, достоинство, деловая репутация, личная семейная тайна и
т.д.), однако в случаях, специально предусмотренных законом, иногда моральный вред
компенсируется и за нарушение имущественных прав (например, закон о защите прав
потребителей);
В) моральный вред компенсируется только в денежном выражении;
Г) размер морального вреда законом не определен (размер определяется по усмотрению
суда; суд при этом должен учитывать глубину и степень моральных и физических
страданий, вину самого потерпевшего);
2. Неправомерное поведение причинителя вреда – это любые действия или бездействия,
нарушающие нормы права или условия правоотношения, определенные сторонами, а
также общие принципы ГП. Правомерные действия ответственности не влекут;
3. Причинно-следственная связь между противоправным поведением и наступившими
вредоносными последствиями, то есть это такая связь между явлениями, при которой одно
явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его.
Причем в гражданском праве важны только прямые существенные связи между
противоправным поведением и вредоносным результатом. Косвенные несущественные
связи значения не имеют
4. Вина правонарушителя – это субъективное условие гражданско-правовой
ответственности. Означает психическое отношение правонарушителя к своим
противоправным действиям.
В ГП вина является условием, но не мерой ответственности, поэтому нет необходимости
такой градации вины, как в УП.
В ГП независимо от формы и вида вины, причинитель всегда возмещает убытки в полном
размере.
Вместе с тем, в ГП выделяется умысел и неосторожность, которая делится на простую и
грубую.
Что касается предпринимательских отношений, в ГП, в отличие от уголовно-
процессуального, где существует презумпция невиновности, применяется принцип
универсального вменения, то есть причинитель вреда изначально предполагается
виновным, и он сам должен доказывать свою невиновность.
Закон устанавливает основания, по которым лицо, причинившее вред может быть
признано невиновным. Эти основания указаны в ч.2 п.1 ст. 401 ГК РФ, которая гласит:
«Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло
все меры для надлежащего исполнения обязательства».
Исключают вину:
- действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства
- умысел или грубая неосторожность самого потерпевшего
В предпринимательских отношениях причинитель вреда не вправе ссылаться как на
уважительную причину на действие своих контрагентов, не исполнивших обязательство.

В этом составе обязательным условием является только второе, все остальные могут быть
факультативными, поэтому зачастую говорят, что основанием гражданско-правовой ответственности
является нарушение нормы права или договора.

Формы ГПО
1) Возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ): применяются всегда, если только иное не
предусмотрено законом или договором.
При возмещении убытков, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон,
принимаются во внимание цены, действовавшие вместе и на момент фактического
исполнения должником его обязанности. Если должник не исполнил обязанность в
добровольном порядке размер убытков определяется на дату подачи иска либо по решению
суда по ценам на день вынесения решения.
При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее
получения меры и сделанные с этой целью приготовления.
Упущенная выгода может быть доказана кредитором, например, путем предоставления суду
договоров на перепродажу товаров, оказавшихся дефектными; ведение работ по подготовке
нового оборудования для переработки и т.п.
2) Уплата неустойки (штраф или пеня). Она в ГП выполняет двойную функцию, то есть
является и способом обеспечения исполнения обязательства, и формой ответственности.
Неустойка – это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности, в случае просрочки.
Штраф – это однократно взыскиваемая неустойка, определяемая в твердой денежной сумме
либо в процентах, частях к определенной величине, например, стоимости поставляемой
партии продукции.
Пеня – это неустойка, взыскиваемая нарастающим итогом за каждый день или другой период
просрочки исполнения обязательства.
В зависимости от основания возникновения неустойка делится на 2 вида:
- договорная устанавливается соглашением сторон;
- законная устанавливается законом, например, такую неустойку устанавливает закон о
защите прав потребителей. Такую неустойку нельзя уменьшить соглашением сторон; стороны
вправе только увеличить ее и то, если нет прямого запрета в законе.
Иногда просрочка исполнения обязательства не приводит к убыткам кредиторов, но в этом
случае требуется взыскать сумму неустойки, а иногда просрочка приводит к убыткам
кредитора. В зависимости от сочетания убытков и неустойки может применяться один из
следующих видов неустойки (ст. 394 ГК РФ):
А) зачетная неустойка – это общее правило, она применяется всегда, если иное не
установлено законом или договором. Означает: убытки возмещаются в части непокрытой
неустойкой
Б) штрафная неустойка – убытки возмещаются независимо от уклада неустойки
В) исключительная неустойка – предусматривает только право взыскания самой неустойки
без возмещения убытков
Г) альтернативная неустойка – кредитор имеет право либо взыскать неустойку, либо
возместить убытки
3) Потеря задатка
4) Иные формы, предусмотренные законодательством, например, конфискационные санкции по
сделкам, противоречащим основам правопорядка и нравственности

11.12.17
Нематериальные блага и их защита

1. Понятие и виды нематериальных благ


2. Защита нематериальных благ

Понятие и виды нематериальных благ


Одним из видов объектов ГП являются нематериальные блага.
Нематериальные блага – это не имеющие экономического содержания и не отделимые от
личностей их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые действующим
законодательством.
Из определения видны характерные черты:
1) Нетоварность, то есть отсутствие материального или имущественного содержания;
2) Неотчуждаемость, то есть они не отделимы от личности носителей;
3) Они обладают свойством индивидуализации самой личности как обладателя этих прав;
4) Носят абсолютный характер.
Ст. 150 ГК РФ дает перечень нематериальных благ (он неисчерпывающий):
1. Нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу
рождения, например, жизнь, здоровье, достоинство, честь, доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна (блага первого уровня,
поскольку они неразрывно связаны с существованием самой личности, они объективно
существуют независимо от их правовой регламентации и только в случаях посягательств
на эти блага нуждаются в правовой защите);
2. Нематериальные блага, приобретенные в силу закона: права свободного передвижения,
право выбора места пребывания и жительства, право на имя и иные личные
неимущественные права (блага второго уровня – они являются субъективными правами,
то есть связаны с конкретной личностью, образуют содержание конкретного
правоотношения и тем самым уже урегулированы правом; в случае нарушения пользуются
судебной защитой).
В зависимости от связи с имущественными правами, они делятся:
1. Личные неимущественные права, связанные с имущественными, например, право
авторства;
2. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными (право на жизнь,
здоровье);

В зависимости от цели, на которые направлены эти права:

1. Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности (право на


имя, честь, достоинство, деловая репутация);
2. Личные неимущественные права, направленные на обеспечение физической
неприкосновенности граждан: право на жизнь, на свободу, на выбор места пребывания и
жительства;
3. Личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и
тайны личной жизни, например, личная и семейная тайна, тайна переписки, тайна
усыновления, врачебная тайна, невмешательство в частную жизнь и т.д.

Защита нематериальных благ

Для защиты можно использовать все способы, предусмотренные ст. 12 ГК РФ (признание


права, возмещение убытков, признание сделки недействительной и т.д.).
Ст. 152 ГК РФ детально регулирует защиту чести, достоинства и деловой репутации. В
соответствии с этой статьей гражданин вправе требовать по суду опровержение сведений,
порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, если лицо, распространившее такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Гражданин, обратившийся за защитой в суд, должен доказать:
1) Что сведения порочат его честь, достоинство, деловую репутацию;
2) Если они распространены ответчиком;
3) Если они не соответствуют действительности.

Достоинство гражданина – это самооценка личности, основанная на личных качествах и


общественной значимости (это субъективная оценка своего «Я»).
Честь – это объективная оценка, определяющая отношение общества к гражданину, это
социальная оценка личных и иных качеств гражданина.
Репутация – сложившееся о лице мнение, основанное на оценке общественно значимых его
качеств; разновидностью является деловая репутация – оценка профессиональных качеств.
Подробно эти категории раскрываются в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц».
Порочащими являются не соответствующие действительности сведения, которые содержат
утверждения о нарушениях гражданином или юридическим лицом законодательства или каких-то
моральных принципов, совершение нечестного поступка, о неправильном поведении в быту или
трудовом коллективе.
Данная статья ГК РФ не предусматривает специальный умысел опорочить граждан, а исходит
из безответственности распространителя. Под распространением следует понимать: опубликование
таких сведений в СМИ, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохронике,
изложение в суде в публичных выступлениях или сообщениях в иной, в том числе в устной форме,
нескольким или хотя бы одному. Сообщение таких сведений лицу, которых оно касается, не может
признаваться распространением.
Ст. 152 ГК РФ устанавливает порядок опровержения порочащих сведений. При рассмотрении
дела в суде истец должен доказать факт распространения сведений, в отношении которых
предъявлен иск. Ответчик должен доказать соответствие действительности распространенных
сведений. В качестве ответчиков выступают лица, распространившие сведения. Если сведения были
распространены в СМИ, то в качестве ответчика выступает как автор, так и редакция (редакция
выступает в качестве 3 лица). Если сведения были сообщены в характеристике, то в качестве
ответчика выступает лицо, подписавшее характеристику и соответствующая организация
(юридическое лицо).
В соответствии с п. 7 ст. 152 ГК РФ юридическое лицо также может требовать опровержения
несоответствующих действительности сведений, порочащих его деловую репутацию, а также
требовать помещение ответа в средствах массовой информации, требовать возмещение
причиненного вреда (до 01.03.2013 разрешалось требовать компенсацию морального вреда).
Моральный вред компенсируется сверхубытком.
Посмотреть ст. 152.2 – охрана частной жизни гражданина
152.1
Понятие и содержание права собственности
1. Понятие собственности и права собственности
2. Содержание права собственности
3. Формы и виды права собственности по российскому законодательству
4. Возникновение права собственности (способы приобретения права собственности)
5. Прекращение права собственности

Понятие собственности и права собственности


Следует различать понятия «собственность» и «право собственности».
Понятие «собственность» - это экономическая категория, которая означает общественное
отношение, складывающееся по поводу конкретны вещей как объектов материального мира.
Понятие «право собственности» означает совокупность правовых норм, которые регулируют
эти отношения между субъектами.
Различают право собственности:
1) В объективном смысле – юридическое закрепление экономических отношений,
складывающихся в обществе;
2) В субъективном смысле – это право, закрепленное за конкретным субъектом –
собственником вещи.
Содержание права собственности
Субъективное право собственности по своему содержанию складывается из 3х правомочий и 2х
обязанностей. К правомочиям относятся:
1) ВЛАДЕНИЕ – означает юридически обеспеченное хозяйственное господство собственника
над вещью. Владеть – значит иметь вещь у себя («держать ее в руках»); это отношение
статики. Владение может быть:
А) законным – всегда опирается на какой-то юридический акт, на какое-то основание,
именуемое титулом, например, на договор купли-продажи, аренды и т.п. Законное владение
именуется титульным;
Б) незаконным – не имеет правового основания и является беститульным. Подразделятся на
добросовестное и недобросовестное.
Добросовестный владелец – это лицо, которое не знало и не должно было знать о том, что
вещь в его владении находится незаконно.
Недобросовестный владелец знает или должен знать о незаконности владения.
2) ПОЛЬЗОВАНИЕ – означает извлечение из вещи ее полезных свойств.
3) РАСПОРЯЖЕНИЕ – определение юридической судьбы вещи путем совершения в
отношении нее волевых актов: продать, сдать в аренду, подарить, уничтожить.
К обязанностям:
1) нести бремя расходов на содержание вещи, т о есть ухаживать за вещью, ремонтировать,
уплачивать налоги, страховки (ст. 210 ГК РФ);
2) нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества (ст. 211 ГК РФ).

Формы и виды права собственности по российскому законодательству


Право собственности – это абсолютное неограниченное вещное право, представляющее
собой систему правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и
распоряжению вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению
вмешательства всех 3х лиц в сферу его хозяйственного господства.
Согласно ст. 8 п.2 Конституции РФ в РФ закреплены 3 формы собственности:
1. Частная
2. Государственная
3. Муниципальная
4. И иные формы собственности
Все эти формы равны и защищаются в равной степени.
Ст. 212 ГК РФ данные формы собственности подвергает дальнейшему делению на отдельные
виды. Частная собственность:
1) ЧС граждан
2) ЧС юридических лиц
Государственная:
1) Федеральная собственность (самой РФ)
2) Собственность субъектов РФ
Муниципальная:
1) Собственность городских поселений
2) Собственность сельских поселений
3) Других муниципальных образований

Собственность можно делить на:


 Индивидуальную
 Общую:
1) Долевая
2) Совместная:
- общая совместная собственность супругов
- общая совместная собственность членов крестьянского фермерского хозяйства

Возникновение права собственности (способы приобретения права собственности)

Право собственности возникает не само по себе, а лишь в силу указанных в законе


юридических фактов, именуемых основаниями или способами возникновения права собственности.
Их принято делить на 2 вида:
1. Первоначальные – такие способы, при которых право на вещь возникает впервые (например,
построили дом, изготовили стул) или же это такие способы, при которых у вещи уже был
собственник, но право собственности у нового собственника возникло независимо от
предыдущего права на данную вещь.
Первоначальные способы характеризуются тем, что в них отсутствует процесс
правопреемства.
2. Производные
При производных способах право нового собственника основывается на праве
предшествующего собственника, то есть при таких способах имеет место процесс
правопреемства, то есть процесс передачи прав и обязанностей от одного собственника к
другому. В древнем Риме такая передача обозначалась формулой: «Никто не может передать
другому больше прав, чем имел бы сам». Такие права могут передаваться по сделкам, в
порядке наследования, при реорганизации юридических лиц.

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:


1) Изготовление новой вещи (п.1 ст.218 ГК РФ)
Это основной первоначальный способ. Новая вещь может относится как к движимому, так и
недвижимому имуществу.
Что касается движимых вещей, правило простое: «Лицо правомерно создавшее такие вещи,
приобретает на них право собственности».
Что касается недвижимого имущества, право собственности на него может возникнуть
только с момента государственной регистрации. Чтобы осуществить такую регистрацию,
необходимо соблюдение ряда условий, установленных ст. 219 ГК РФ:
- во-первых, объект недвижимости должен быть возведен на земельном участке, который
находится у застройщика на каком-то законном основании;
- объект возведен в соответствии с разрешенным использованием земельного участка;
- необходимо иметь разрешение на строительство.
Если не будет соблюдено хотя бы одно из условий, то объект признается самовольной
постройкой, которая по общему правилу должна быть снесена за счет самого застройщика.
Право собственности на такой объект не возникает.
Должны быть соблюдены градостроительные и иные строительные нормы и правила;
2) Переработка (спецификация) – ст. 220 ГК РФ
;
3) Обращение в собственность общедоступных вещей (охота, рыбалка, сбор ягод, грибов) – ст.
221 ГК РФ;
4) Приобретение в собственность бесхозяйного имущества (п. 3 ст. 218, ст. 225, 226, 235, 236 ГК
РФ);
5) Находка (ст. 227-229 ГК РФ);
6) Вклад (ст. 233 ГК РФ);
7) Приобретение права собственности на безнадзорных животных (ст. 230-232 ГК РФ);
8) Приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ);
9) Приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК РФ).

Алексеева Евгения Владимирова


14.02.18
Прекращение права собственности
Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных
законом:
1. Прекращение по воле собственника:
- отчуждение собственником своего имущества другим лицам посредством различного
рода сделок
- добровольный отказ собственника от своего права (в соответствии со ст. 236 ГК РФ
допускается добровольный отказ собственника от принадлежащего ему права путем: 1)
публичного объявления об этом; 2) совершением реальных действий, бесспорно
свидетельствующих об том намерении). До приобретения права собственности на вещь, от
которой отказался владелец другим лицом, права и обязанности первоначального
собственника не прекращаются.
- приватизация (безвозмездное или возмездное отчуждение государственной или
муниципальной собственностью частную собственность)
- гибель вещи (при отсутствии чьей-либо вины)
* в качестве особого основания- принудительное изъятие собственником вещи. Допустимо
лишь в случаях, прямо перечисленных в ст. 235 ГК РФ.
Изъятие имущества у собственника по общему правилу производится на возмездных
основаниях, то есть с компенсацией собственнику стоимости изымаемой вещи. Оно допускается:
1) При отчуждении имущества, которое по закону не может принадлежать данному лицу
(например, вещи, изъятые из оборота). Согласно ст. 238 ГК РФ владелец такого имущества
вправе сам произвести его отчуждение любым допускаемым законом способом в течение
одного года, если только специальным законом не предусмотрен иной, более краткий срок. В
противном случае суд может принять решение либо о принудительной продаже такого
имущества с передачей бывшему собственнику вырученной суммы, либо передаче имущества
в государственную или муниципальную собственность, однако бывший собственник вправе
требовать компенсации за утраченной имущество.
2) При отчуждении недвижимости (зданий, сооружений и прочее) в связи с изъятием земельного
участка (ст. 239). В данном случае земельный участок (участок недр, акваторий) изымается у
частного собственника в публично-правовых интересах. Если на таком участке нах-ся здание,
сооружение и иное недвижимое имущество, то собственник таких объектов вправе получить
соответствующую компенсацию. Правила:
- выкуп такого недвижимого имущества либо продажа с публичных торгов возможна только
по решению суда
- обязательным условием изъятия является доказанность невозможности использования
изымаемого участка без прекращения прав собственника, находящейся на участке
недвижимости. Существует особый случай, связанный с отчуждением объекта
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в
публичной собственности в связи с прекращением действия договора арены такого
земельного участка.
3) При выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, что грозит утратой им
своего значения
4) При выкупе домашних животных
5) Реквизиция – это предусмотренное законом принудительное изъятие у частного собственника
его имущества по решению муниципальных органов в неотложных общественных интересах
и с обязательной компенсацией. Допустима только в обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер и только в интересах общества (ст.242). Гарантии собственника при реквизиции:
- возможность судебного оспаривания размера компенсации, выплаченной за
реквизированное имущество
- возможность истребования в судебном порядке сохранившегося реквизированного
имущества при отпадении обстоятельств, послуживших основанием для реквизиции???
6) Выплата компенсации участнику долевой собственности, взамен причитающейся ему части
общего имущества при несоразмерности выделяемой доли
7) При изъятии у собственника земельного участка, используемого им с грубым нарушением
предписания законодательства
8) При продаже с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого
помещения
9) Конфискация (243 ст.) – санкция, применяемая частному собственнику за совершение им
преступления или правонарушения
10) Обращение взыскания на имущество собственника по долгам

Право общей собственности


Общая собственность – категория, означающая, что вещь принадлежит не одному
собственнику, а двум и более лицам, при этом сам имущественный объект не делится между
участниками, а принадлежит им одновременно и сообща.
Согласно п.4 ст.244 ГК РФ общая собственность возникает при поступлении в собственность
2х или нескольких лиц такого имущества, которое не может быт разделено без изменения его
назначения как неделимой вещи или не подлежит разделу в силу закона.
Если разделить общее имущество, то это влечет прекращение отношений общей
собственности, поскольку каждый из сособственников получает права единоличного собственника
конкретной части. Отношения общей собственности могут возникать между любыми субъектами
гражданского права.

Виды права общей собственности:


1. Долевая собственность (с четким определением долей) – это правило
Когда речь идет о долевой собственности, то законом или договором определяется
принадлежащие участникам точные доли в праве на общее имущество, а само оно остается
нераздельным. Под долей собственника в данном случае понимается арифметически
выраженная доля в праве собственности на все общее имущество. Она не может быть выраена
в натуральных показателях (например, кв. метрах). Долевая собсвтеность по договору
возникает не всегда, это возможно только для делимого имущества.

2. Совместная собственность (без определения долей) – исключение из правила


В отношении совместной собственности право на вещь не делится. Совместная
собственность возникает в силу прямого указания закона, по договору невозможна.

Характеристика права общей долевой собственности

Основания возникновения -При поступлении в собственность двух или


более лиц имущества, не подлежащего разделу в
силу закона
- При поступлении в собственность двух или
более лиц имущества, раздел которого
невозможен без изменения его назначения
- При поступлении в собственность двух или
более лиц делимого имущества в определенных
законом случаях
Определение долей (ст.245) Размер долей участников определяется либо
законом, либо соглашением. Если размер долей
не может быть определен или не установлен
соглашением, то доли считаются равными.

Однако в зависимости от вклада каждого


участника в образовании и приращении общего
имущества доли могут быть неравными.
Порядок определения и изменения долей в
таких случаях устанавливается соглашением вех
участников долевой собственности. Если такое
соглашение отсуствует, то значение будет иметь
характер произведенных улучшений.
Отделимые улучшения поступают в
собственность того, кто их произвел.
Нетделимые улучшения всегда становятся
объектом общей собственности
Участник долевой собственности, который
произвел такие улучшения за свой счет и
выполнил порядок использования общего
имущества вправе претендовать на улучшение
своей доли в данном имуществе.
Владение и пользование Осуществляется по согласию всех участников
при недостижении согласия судом. Участник
долевой собственности имеет право на
предоставление его владение и пользование
части общего имущеста соразмерно его доле, а
при невозможности этого он вправе требовать
от других участников, владеющихся и
пользующихся имуществом, приходящимся на
его долю. Для характеристики отношений такой
собственности иногда используется понятия
реальной и идельной доли. Реальная доля – это
определенная часть общего имущества в натуре.
Идеальная доля- доля в праве.
По соглашению всех участников Доля в праве- это вещное право, поэтому
каждый участник вправе по своему усмотрению
распоряжаться долей как самостоятельным
объектом права кредитор участника долевой
собственности в праве обратить взыскание на
дою, но при недосаточности

21.02.2018г.

Защита права собственности и других вещных прав


Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав
Защита вещного права – это правомочие в составе субъективного вещного права,
совокупность гражданско-правовых способов (мер), которые применяются в определенных формах к
нарушителям субъективного вещного права.
При этом в гражданском праве существует целая система норм, касающихся охраны вещных
прав:
1) Одни формы охраняют отношения принадлежности вещных прав определённым лицам
путем их признания, например, в ГК есть нормы, где говорится об отсутствии ограничений
по количеству и стоимости имущества, которое может находиться в частной
собственности граждан и юридических лиц;
2) Есть нормы, создающие необходимые условия для реализации вещных прав (например,
правило о гос. регистрации прав на недвижимое имущество);
3) Выделяются нормы, непосредственно защищающие вещное право от противоправных
посягательств.

Для определения полного перечня защиты вещных прав необходимо обратиться к ст. 12 ГК
РФ. Содержание указанных в ст. 12 ГК РФ способов защиты и порядок их применения
конкретизируется в нормах, относящихся к институтам вещных прав.
Каждый способ защиты может применяться в определенном процессуальном или
процедурном порядке. Этот порядок именуется «формой защиты гражданского права».
В науке разделяют:
1) Юрисдикционную форму – это защита прав уполномоченным государством органом
(судебный или административный порядок).
2) Неюрисдикционную форму – защита права самостоятельными действиями
управомоченного лица без обращения к соответствующим органам. Такая форма имеет
место при самозащите и при применении управомоченным лицом мер оперативного
воздействия на правонарушителя.

Самозащита вещного права – это совершение управомоченным лицом фактических


действий, незапрещенных законом, направленных на охрану права.
Использование таких мер имеет границы, которые очерчиваются интересами других лиц.
Поэтому, если использование недозволенных средств защиты причиняет вред другим лицам, то
возникает предусмотренная законом обязанность о возмещении причиненного вреда.
Но в законе предусмотрены случаи, когда вред, причинённый правонарушителю, признается
правомерным:
1) Действия, совершенные в состоянии необходимой обороны;
2) Действия, совершенные в условиях крайней необходимости.

Мера оперативного воздействия – средства правоохранительного характера, которые


применяются к нарушителю права собственности самим управомоченным лицом, но они носят не
фактический, как при самозащите, а юридический характер, то есть влекут изменение прав и
обязанностей для правонарушителя (например, односторонний отказ от договора; задержка выдачи
груза в связи с его неоплатой).
Данные меры подразделяются на виды:
1) Меры, связанные с исполнением обязательства за счет должника;
2) Меры, связанные с обеспечением встречного удовлетворения (например, удержание
имущества);
3) Меры, связанные с отказом совершить определенные действия в интересах неисправного
контрагента (меры отказного характера):
 отказ от договора;
 отказ от принятия ненадлежащего исполнения;
 отказ во встречном удовлетворении по причине ненадлежащего исполнения
обязательств.

Меры правоохранительного характера, применяемые к правонарушителю государством,


можно разделить на 2 группы:
1) Меры, не обладающие признаками гражданско-правовой ответственности:
 меры предупредительного характера (например, признание права и установление
факта, имеющего юридическое значение);
 меры регулятивного характера – применяются компетентными органами при
решении гражданско-правовых споров, когда сами стороны не в состоянии решить
свой спор. Их особенность заключается в том, что они не связаны с применением
санкций. Выделяют 3 группы:
 Меры, направленные на устранение разногласий между участниками
гражданских правоотношений;
 Меры, направленные на восстановление имущественной сферы
потерпевшего (виндикационный и негаторный иск) (иск об устранении
препятствий, которые не связаны с владением);
 Меры, направленные на обеспечение реального исполнения обязанности
должником.

Виндикационный иск и сферы его применения


Согласно ст. 301 ГК, виндикационный иск – иск об истребовании собственником своего
имущества из чужого незаконного владения.
С помощью этого иска собственник защищает 2 своих правомочия: владения и пользования.
Субъектом права на виндикацию является титульный (законный) владелец (это может быть и
арендодатель), который должен доказать свое право на истребуемое имущество.
Ответчиком по иску здесь выступает:
1) Лицо, которое незаконно владеет вещью и при этом знает или должно знать о
незаконности владения;
2) Добросовестный владелец.

Объект виндикации – всегда индивидуально- определённая вещь, сохранившаяся в натуре.


Невозможно предъявить такой иск в отношении вещей, определенных родовыми признаками и не
сохранившихся в натуре.
Закон различает 2 вида незаконного владения, порождающего разные последствия:
1) У недобросовестного приобретателя имущество может быть истребовано без каких-либо
ограничений;
2) У добросовестного приобретателя невозможно забрать деньги. Имущество можно
истребовать в 2 случаях:
 Если такое имущество было получено им безвозмездно
 В случае возмездного приобретения вещи добросовестным приобретателем имеет
значения способ выбытия вещи у собственника.
Если имущество первоначально выбыло у собственника по его воле, он не в праве
истребовать его у добросовестного приобретателя.
Если имущество первоначально выбыло из владения собственника помимо его воли, то его
можно истребовать даже у добросовестного приобретателя.

Решая вопрос о судьбе доходов, которые принесло или могло принести имущество,
находящееся в чужом незаконном владении, а также о возмещении затрат на его содержание, ремонт
или улучшение, произведенных фактическим владельцем, необходимо выяснить, было ли
фактическое владение добросовестным или нет.
Согласно ст. 303 ГК, собственник вправе потребовать от недобросовестного владельца также
возврата всех доходов, которые владелец извлек либо должен был извлечь из имущества за время
владения им (либо компенсацию).
На добросовестного владельца такая обязанность ложится лишь за время, когда он узнал или
должен был узнать о незаконности своего владения.
За добросовестным владельцем также признается право оставить себе отделимые улучшения,
которые он произвел в чужом имуществе. Также он может потребовать от собственника возмещения
затрат, произведенные на неотделимые улучшения.
Как добросовестный, так и недобросовестный владелец вправе требовать от собственника
возмещения необходимых затрат на поддержание имущества за то время, с какого собственнику
причитаются доходы.

Срок исковой давности по виндикационному иску составляет 3 года, и при истребовании


движимого имущества начинает течь со дня обнаружения этого имущества, а по недвижимости
начинает течь тогда, когда лицо узнало или должно было узнать о том, что недвижимость выбыла из
его владения.

Негаторный иск и сфера его применения


Согласно ст. 304, негаторный иск – требования об устранении препятствий в осуществлении
права собственности или иного вещного права, которые не связаны с лишением субъекта такого
права владения его вещью.
Собственником права на предъявление такого иска является титульный владелец.
Объект требований – это устранение длящегося нарушения, сохраняющегося к моменту
предъявления иска, поэтому в отношении негаторных исков не применяется исковая давность.
При устранении нарушителем противоправного состоянии к нему может быть предъявлен
лишь обязательственный иск о возмещении причиненных убытков.

Иные гражданско-правовые способы защиты вещных прав


Самостоятельную группу гражданско-правовых способов защиты вещных прав составляют
иски к публичной власти (иски о защите вещных прав от неправомерных действий публичной
власти). Специфика здесь выражается в том, что наличие у таких органов властных полномочий
исключает возможность предъявления к ним традиционных вещно-правовых и обязательственно-
правовых исков тогда, когда они действуют не в качестве равноправных участников имущественного
оборота.
При этом публичная власть может нарушать или ущемлять вещные права частных лиц как
неправомерными, так и правомерными действиями.
Для защиты от неправомерных действий публичной власти используются 2 вида исков:
1) Иск в виде требования о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам, в
результате незаконных деяний государственных органов, органов местного
самоуправления или их должностных лиц. В том числе путем издания как нормативного,
так и ненормативного акта, несоответствующего закону или иному правовому акту. Такое
право закреплено в ст. 53 Конституции и конкретизируется в ст. 1069 ГК. Ответственность
за незаконные действия публичных органов и их должностных лиц наступает при наличии
общих (ст. 1064 ГК РФ) и специальных условий. От органов гос. власти необходимо
отличать гос. организации, которые выполняют гос. функции, но не обладают признаки
государственных органов, поэтому ответственность за вред, причиненный действиями
должностных лиц таких организаций, будет наступать по правилам ст. 1068 ГК РФ.
2) К искам, подаваемым в отношении публичной власти, относятся требования о признании
недействительным ненормативного акта публичного органа, несоответствующего закону
или иным правовым актам и нарушающим вещное право или незаконно ограничивающего
возможности его осуществления (например, требование государственных учреждений о
признании недействительных их актов об изъятии отдельных объектов недвижимости).
Для признания акта недействительным нужно доказать, что у принявшего такое решение
органа отсутствовали необходимые достаточные основания, которые дают возможность
изъять имущество у собственника, либо изъятие было проведено с нарушением
требования законодательства. В суде также может оспариваться целесообразность
принятия решения, либо устанавливаться факты, свидетельствующие о наличии
злоупотребления права.

К числу исков о защите вещных прав частных лиц от неправомерных действий публичной
власти может быть отнесен иск об освобождении имущества от ареста, когда он предъявляется
государству в связи с предстоящей конфискацией имущества по приговору суда.

Вещные права
Вещное право как субъективное гражданское право – это право лица на вещь, которое
обеспечивает удовлетворение интересов правообладателя с помощью непосредственного
воздействия на вещь, находящуюся в сфере его господства, и определяет степень самостоятельности
воли лица, в соответствии с которой лицо может по своему усмотрению совершать определенные
действия с вещью, непротиворечащие закону, иным правовым актам и пользоваться защитой от
любого правонарушителя.
К вещным правам относится право собственности, а также права, находящиеся в ст. 216 ГК
РФ (их перечень является закрытым).

Признаки вещных прав:


1) Объектом всегда является вещь (если вещь погибла, прекращается право);
2) Вещное право закрепляет принадлежность имущества конкретному лицу (если есть вещное
право, оно кому-то принадлежит);
3) Имеет абсолютный характер (управомоченному лицу противопоставляется неопределенный
круг обязанных лиц);
4) Сущностью вещного права является господство лица над вещью независимо от воли других
лиц (правообладатель делает то, что считает нужным);
5) Содержанием вещного права является триада правомочий: владение, пользование,
распоряжение имеющих ту или иную степень ограниченности;
6) Обладает абсолютным характером защиты.

Свойства вещных прав:


1. Исключительность: выражается в виде формулы «когда есть право на вещь, никому не может
в то же время принадлежать такое же право на ту же самую вещь»;
2. Преимущество: вещное право имеет преимущественное значение в отношении других прав (у
собственника больше преимуществ, чем у арендатора);
3. Следование за вещью: выражается в том, что при переходе вещи из одних рук в другие
вещное право следует за вещью);
4. Установление вещного права только законом.

21.03.2018г.
Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств
Понятие и основания возникновения обязательств
Обязательство – относительное гражданское правоотношение, в котором один участник
(должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенные действия
имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от
должника исполнения его обязанностей.

Особенности обязательства:
1. Обязательство относится к группе имущественных правоотношений. Обязательства
отличаются от других имущественных отношений (вещных и исключительных), являющихся
абсолютными, поскольку в них конкретным управомоченным лицам противостоит определённый
круг обязанных лиц (в обязательствах четко определён субъектный состав). Предметом таких
обязательств являются определённые действия по передаче имущества, производства работ, оказания
услуг либо воздержание от конкретных действий;
2. Сторонами обязательств выступают кредитор (веритель) и должник (дебетор).
Кредитор является управомоченной стороной, должник – обязанной;
3. Содержанием обязательства выступают права и обязанности его участников.
Субъективное право кредитора – право требования, обязанность должника – долг.

Основания возникновения обязательств (ст.307 ГК РФ):


1) Договор;
2) Обязательства могут возникнуть из односторонних сделок, например, в силу
завещания;
3) Могут возникать из сделок, непредусмотренных законом, но непротиворечащих ему, и
порождать гражданские права и обязанности в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства;
4) Причинение вреда или неосновательное обогащение. Неправомерные действия,
которые выражаются в причинении вреда (возникают деликатные обязательства) или
неосновательного обогащения (кондикционное обязательство);
5) Иные основания, предусмотренные законом: акты публичных образований, судебные
решения, юридические поступки (находка), события (в определённых случаях).

Виды обязательств
В теории гражданского права сложилась определенная классификация обязательств:
1. По основаниям возникновения обязательств:
 обязательства из договора и иных сделок;
 обязательства из неправомерных действий;
 обязательства из иных юридических актов.
Каждая из трёх групп детализируется, подвергается ещё большей детальной систематизации.

2. По гражданско-правовому статусу участников лиц:


 Предпринимательские;
 Непредпринимательские (отношения с участием потребителей).

3. По соотношению прав и обязанностей:


 Односторонние (когда участвует один должник, имеющий только обязанность, и
только один кредитор, имеющий только право требования (например, заем,
деликтные обязательства);
 Взаимные (должник и кредитор обладают и правами, и обязанностями).

4. По иерархии обязательств:
 Главные;
 Зависимые.

5. По характеру исполнения:
 Императивные (нужно чётко исполнить определенное действие (уплата дома));
 Альтернативные (должник обязан совершить для кредитора одно из действий,
предусмотренных законом или договором);
 Факультативные (должник обязан совершить в пользу кредитора конкретное
действие, но в праве изменить это исполнение иным заранее предусмотренным
предметом (п. 2, ст. 703 ГК)).
Факультативные отличаются от альтернативной полной определённостью, при этом кредитор
не вправе требовать замены исполнения. При невозможности исполнения факультативные
обязательства прекращаются.

6. Также выделяют особые группы обязательств, отличающихся спецификой:


 Обязательства, основанные на рискованных договорах (алеоторные) – у них
получения результата зависит от наступления случая, который невозможно
наверняка предвидеть или просчитать (например, договор страхования или
пожизненной ренты);
 Федуциарные обязательства – основаны на доверии (договор поручения).

Принципы исполнения обязательств


Исполнение обязательства – это совершение должником в пользу кредитора конкретного
действия, составляющего предмет обязательства либо воздержание от определенных действий в
обязательстве.
Согласно ст. 309 ГК РФ поведение должника должно точно соответствовать всем условиям
обязательства, которые определяются:
 Договором;
 Законом или иными нормативными актами;
 Правовым обычаем или обычно предъявляемым требованием.

Надлежащее исполнение – такое исполнение, которое исполнено должником в


установленный срок, в должном месте таким способом, который указан в договоре, законе или
соответствует обычаю.
Надлежащее исполнение освобождает должника от его обязанностей и прекращает
обязательства.
Иное исполнение (например, частичное или просроченное) рассматривается как
ненадлежащее и становится основанием для применения к должнику соответствующих
принудительных мер, включая меры гражданско-правовый ответственности.

Исполнение обязательства – правомерное и волевое действие должника, направленное на


прекращение его обязанностей (долга), представляет собой сделку, в большинстве случаев,
одностороннюю.
Таким образом, исполнение обязательств подчиняется общим правилам по сделке.
Принципы исполнения – это общие правила исполнения обязательств:
1. Принцип надлежащего исполнения – договоры обязательства называются договором
дисциплины (точное и своевременное исполнение);
2. Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства (запрет
одностороннего изменения условий договора любым участником).
Есть исключение – для обязательств, вытекающих из федуциарных сделок или в договоре
банковского вклада;
3. Принцип реального исполнения – необходимость совершения должником тех действий
или воздержания от тех действий, которые предусмотрены содержанием обязательства. Из
этого вытекает недопустимость по общему правилу замены предусмотренного
обязательством исполнения денежной компенсацией (возмещение убытков);
4. Исполнение обязательства должно подчиняться принципу разумности и добросовестности
(п. 3 ст. 10).

Условия исполнения обязательств


К условиям исполнения обязательств относятся требования, предъявляемые:
1. Субъекту;
2. Предмету исполнения;
3. Сроку исполнения;
4. Месту исполнения;
5. Способу исполнения.

1. Субъект исполнения – должник (сам исполняет возложенный на него долг). Иногда


встречаются ситуации, возлагающие должником возложения исполнения на 3-е лицо.
При этом должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу (кредитору или
управомоченному им лицу) и вправе самостоятельно удостовериться в этом.
Закон допускает переадресование, то есть по указанию кредитора исполнение обязательств
осуществляется 3-ему лицу вместо кредитора. При этом 3-е лицо не приобретает никаких прав
требования в отношении должника.

2. Предмет исполнения должен быть точно определенным или определимым (например,


в случае подряда)

3. Срок исполнения предусматривается в виде конкретной даты или дня, или периода
времени, в течение которого оно подлежит исполнению. В таком случае исполнение может
производиться в любой момент в пределах этого периода.
При невозможности точного установления срока исполнения обязательства подлежит
исполнению в разумный срок после его возникновения (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Разумный срок
определяется существом обязательства, может определяться обычаем.
Срок исполнения может быть определен моментом востребования (например, договор
хранения, банковского вклада). В этом случае должник обязан исполнить такое обязательство: в 7-
дневный срок с момента предъявления кредитора требования об его исполнении, если иное не
вытекает из законодательства, условия или существа самого обязательства, а также обычаев делового
оборота.
Досрочное исполнение обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не
вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа.
Просрочка в исполнении влечет ответственность должника за возникшие у кредитора
убытки, в том числе и за случайно (без его вины) наступившую в этот период невозможность
исполнения (например, в случае гибели вещи; п. 1 ст. 405). Если вследствие просрочки исполнение
утратило интерес для кредитора, он вправе отказаться от исполнения, взыскав понесенные при этом
убытки (это жесткие сроки).
Просрочка кредитора наступает в следующих случаях:
 В случае отказа принять надлежащее исполнение;
 При несовершении им определенных действий, без которых должник не мог исполнять
свое обязательство;
 При отказе выдать расписку об исполнении, вернуть долговой документ или иным
надлежащим способом удостоверить приобретенное исполнение.
Согласно ст. 406 ГК РФ при просрочке кредитора должник вправе требовать возмещения
причинённых ему убытков, а по денежным обязательствам он освобождается от уплаты процентов за
время такой просрочки. В некоторых случаях должник может отказаться от реального исполнения.

4. Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может


вытекать из правовых обычаев или существа обязательств.
Если место исполнения обязательства невозможно определить, то исполнение должно быть
произведено там, где указано в законе. Таким местом согласно ст. 316 ГК РФ признаётся:
 Для передачи недвижимого имущества – это место нахождения недвижимости;
 Для обязательств по передаче вещей, предусматривающих их перевозку – место сдачи
имущества перевозчиком; если обязательство возникло в сфере предпринимательской деятельности,
то известное кредитору место изготовления или хранения имущества;
 Для денежных обязательств – это место нахождения или жительства кредитора в
момент возникновения обязательства;
 Для всех остальных – место нахождения или жительства должника.

5. Способ исполнения обязательства должен быть надлежащим.


Согласно ст. 311 ГК РФ исполнение обязательства по частям предполагается
ненадлежащим, если иное не допускается перечисленными выше правилами.
Частичное исполнение денежного обязательства, если нет специального соглашения сторон,
в начале погашает издержки кредитора по его получению (например, банковские расходы) и
причитающийся процент, и лишь в оставшейся части погашается основная сумма долга. При этом
должник остается обязанным к выплате не только оставшейся суммы основного долга, но и санкции
за просрочку исполнения (например, ст. 395 ГК РФ).
Взаимные (двусторонние) обязательства иногда предполагают, что исполнение
обязательства одной из сторон невозможно до осуществления исполнения другой стороной.
Если обязанная сторона не исполняет встречное обязательство, её контрагент вправе по
своему выбору:
 Приостановить исполнение своего обязательства;
 Отказаться от исполнения и потребовать возмещение убытков.
Если такое обязательство исполнено частично, то и встречное исполнение может быть
приостановлено либо отказано в исполнении той части, которая соответствует непредставленному
встречному исполнению.
Согласно ст. 327 ГК РФ обязательство по передаче денег или иных ценных бумаг может быть
исполнено должником путем внесения этого имущества в депозит нотариуса или суда. Данный
способ допускается при отсутствии кредитора или его уклонения от принятия исполнения,
неопределенности кредиторов в конкретном обязательстве или его недееспособности.
На депозитария (суд или нотариус) возлагается обязанность известить кредитора о принятом
исполнении.

Множественность лиц в обязательстве


На практике зачастую возникают обязательства со множественностью лиц как со стороны
кредитора, так и на стороне должника, или на обеих сразу. Кроме того, в некоторых обязательствах
помимо должника и кредитора участвуют иные субъекты – 3-и лица (например, договор в пользу 3-
его лица).
Иногда существует возможность замены участников в обязательствах должников и
кредиторов другими лицами или другими субъектами (например, перемена лиц в обязательстве).

1. Обязательства со множественностью лиц бывают:


 Долевыми – в них каждый из кредиторов имеет право требовать, а каждый из
должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими, если только иное
распределение долей прямо не вытекает из закона, иного правового акта или условий конкретного
обязательства (например, обязательства участников полного товарищества);
 Солидарными – они характеризуются неделимостью долга или правом требования.
Согласно ст. 323 ГК РФ при наличии солидарной обязанности нескольких должников
кредитор вправе требовать её исполнения как от всех должников вместе, так и от любого из них в
отдельности как в части долга, так и в целом.
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников,
вправе в таком же порядке требовать недополученного от остальных должников, которые остаются
обязанными перед ним до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью.
Получив исполнение от одного или нескольких должников, кредитор предоставляет им
возможность в дальнейшем рассчитываться с остальными должниками (например, солидарные
обязательства возникают при неделимости предметов и т.д.).
 Субсидиарными (дополнительными) – согласно ст. 399 ГК РФ, законом, иными
правовыми актами или договором может быть предусмотрено, что при неудовлетворении требования
кредитора основным должником оно может быть предъявлено в неисполненной части другому
субсидиарному должнику.
От долевых и солидарных обязательств такие обязательства отличаются тем, что в них
кредитор не может предъявить требования об исполнении полностью или частично к субсидиарному
должнику, минуя основного.
Субсидиарный должник до исполнения обязательства обязан предупредить основного
должника о предъявлении к нему требований либо привлечь основного должника к участию в
судебном деле.
В данном случае основной должник может выдвинуть против требований кредитора
имеющееся у него возражение, о которых может быть не осведомлен субсидиарный должник, иначе
такие возражения основной должник вправе выдвинуть против субсидиарного должника.

2. Обязательства с участием третьих лиц:


В обязательствах с основными субъектами могут быть связаны правоотношениями 3-го
лица, которые не являются в этих обязательствах ни должниками, ни кредиторами. К ним
относятся:
 Регрессные обязательства (по переложению исполненного долга на 3-е лицо) – по
ним должник обязан совершить для кредитора определенные действия в связи с
тем, что кредитор совершает такие же действия вместе должника или по его вине в
пользу иного лица).
Регрессные обязательства – новые самостоятельные обязательства, они
представляют собой замену кредитора. Регресс применяется не всегда, а лишь
тогда, когда должником по основному обязательству должно было быть такое 3-е
лицо, но в силу закона или договора им стал должник.
 Обязательства в пользу 3-их лиц – это обязательства, которые исполнить
должник должен не кредитору, а указанному (иногда и неуказанному) кредитором в
договоре 3-му лицу, а 3-е лицо вправе требовать такого исполнения в свою пользу
(ст. 308 ГК РФ) (например, обязательства из договора банковского вклада,
внесенного в пользу 3-их лиц). В данном случае 3-е лицо по договору должника с
первоначальным кредитором приобретает право требовать исполнения в свою
пользу.
Чтобы получить право требования по данному обязательству, 3-е лицо должно
прямо выразить должнику свое намерение воспользоваться таким правом. До этого
момента либо при отказе 3-го лица от своего права обязательство может быть
изменено или прекращено по соглашению должника и первоначального кредитора
без участия 3-го лица.
Но должник в таком обязательстве может выдвинуть против требований 3-го лица
все возражения, которые он мог бы противопоставить первоначальному кредитору.
 Обязательства, исполняемые 3-ми лицами – возложение должником исполнения
своего долга на 3-е лицо (перепоручение исполнения).
Допускается в большинстве обязательств, т.к. кредитору всё равно, кто исполняет
обязательство.
В таких случаях кредитор обязан принять от 3-го лица исполнения, если только
обязанность должника лично произвести исполнение прямо не вытекает из закона,
иного правового акта, условий обязательства или его существа.
Во всех случаях 3-е лицо, исполняющее обязательство, не может рассматриваться в качестве
дополнительного должника, то есть ответственным перед кредитором будет первоначальный
должник.
3-е лицо в некоторых случаях вправе исполнить обязательство должника по своей
инициативе, за свой счет и даже без соглашения должника. Это возможно, если из-за неисполнения
обязательства должником связанное с ним правоотношением 3-е лицо подвергается опасности
утратить имеющее у него право преимущества должника.
Здесь первоначальное обязательство не прекращается и не заменяется регрессным. И
поскольку перехода прав не происходит – это явление называется юридической аномалией.

Перемена лиц в обязательстве, уступка требования, перевод долга


В имущественных отношениях имущественные права и обязанности являются объектами
гражданского оборота, поэтому в период действия обязательства возможна замена участвующих в
ней лиц при сохранении самого обязательства. Это может касаться:
1. Перемены кредитора (уступка права требования);
2. Перемены должника (перевод долга);
3. Замены обоих участников.
В любом случае выбывает кто-либо из участников, а к новому переходят права и обязанности,
т.е. возникает правопреемство кредитора или должника.
При этом такое правопреемство относится ко всем правам и обязанностям, вытекающим из
данного обязательства, в том числе обеспечивающим его надлежащее исполнение, если только
законом или договором прямо не предусмотрено иное (например, частичная уступка денежного
требования).
Замена участника обязательства может осуществляться по соглашению сторон, а также
предусматриваться непосредственно законом (например, случаи универсального правопреемства при
реорганизации юридических лиц, в процессе наследования).
Замена участвующих лиц невозможна:
1. В обязательствах строго личного характера (например, законом запрещена уступка права
требования возмещения вреда);
2. Перемена участников может быть запрещена законом, иными нормативными правовыми
актами или договором (ст. 621, 825-829 ГК РФ).

Переход прав совершается в двух формах:


 Цессия;
 Суброгация.
Цессия – это акт передачи права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом)
и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных, предусмотренных
непосредственно законом юридических фактов, приводящих к замене кредитора в обязательстве.
Особенности цессии:
1. Предметом сделки, лежащей в основе цессии, является право требования;
2. Цессия может быть возмездной (договор купли-продажи) и безвозмездной (дарения);
3. Требует простого письменного либо нотариального оформления в зависимости от того, в
какой форме была совершена основная сделка, права по которой уступаются;
4. При цессии первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором лишь за
действительность уступленного права требования, но не отвечает за его исполнимость (если
он специально не принял на себя поручительство должника). По общему правилу согласие
должника на цессию не требуется, если иное прямо не предусмотрено законом или договором
(согласие должника на цессию необходимо получить, если личность кредитора имеет для него
существенное значение). Цессия, на которую согласие должника обязательно, является
трехсторонней сделкой;
5. Должника необходимо письменно уведомить о цессии, иначе он вправе произвести
исполнение первоначальному кредитору;
6. Новому кредитору необходимо передать все документы, удостоверяющие право требования и
сообщить все сведения, имеющие значение для осуществления права.

Суброгация – это один из случаев уступки права, возникающий в силу закона и состоящий в
переходе новому кредитору требований в размере реально произведенной за них оплаты (например,
страхование).
Отличия суброгации от цессии:
1) Возникает в силу указанных в законе юридических фактов, а не по соглашению сторон;
2) Объём требования при суброгации ограничен фактически произведенной выплатой.
В остальном на суброгацию распространяются правила цессии.

Перевод долга – замена должника, требующая обязательного согласия кредитора.


Здесь новый должник вправе выдвигать против требований кредитора все возражения,
которые имелись у первоначального должника. Может осуществляться по закону и договору.

Понятие и основания прекращения обязательств


Прекращение обязательств связано с правопрекращающими юридическими фактами:
1) Надлежащее исполнение;
2) Отступное;
3) В зачет встречного требования;
4) Новация;
5) Прощение долга.
Данные способы по юридической природе являются сделками.

Другие основания не относятся к сделкам и прекращают обязательства независимо от


достижения его целей:
1. Совпадение должника и кредитора в одном лице;
2. Невозможность исполнения по каким-либо причинам;
3. Принятие специального акта гос. органа;
4. Смерть гражданина, участвующего в обязательствах личного характера;
5. Ликвидация юридического лица.
Перечень таких фактов не является исчерпывающим.
Обязательство может прекращаться полностью или частично.

25.04.2018г.
Прекращение обязательств в сделке
Прекращающие обязательства сделки могут быть:
1) Односторонними: -надлежащее исполнение, -зачёт встречного требования;
2) Двусторонние: -отступное, -новация, -прощение долга.

Правовая характеристика односторонних прекращающих обязательства сделок:


Самый распространенный способ – надлежащее исполнение обязательств (408 ГК РФ).
Зачёт встречного требования является выгодным институтом для имущественного оборота
(«я тебе должен 50000р., а ты мне – 30000р.»), поэтому закон устанавливает, что для его
осуществления достаточно заявления одной стороны. Закон не исключает соглашения сторон о
зачёте.
Зачёт требует соблюдения следующих условий:
1) Требования должны быть встречными, предъявлять их могут лица, которые в
обязательстве являются кредитором и должником;
2) Требования должны быть однородными, то есть предметом выступает одинаковое
имущество, определенное родовыми признаками (как правило, это деньги);
3) Наступление срока исполнения по встречным обязательствам, иначе зачёт невозможен.
Зачёту подлежат также обязательства с неопределенным сроком и обязательства, по
которым допускается досрочное исполнение.
К зачёту может быть предъявлено одновременно несколько требований, каждое из которых
должно отвечать вышеуказанному условию.
Возможно частичное прекращение обязательств в зачёте. Взаимное обязательство погашается
только при одинаковом размере требований.
Иногда зачёт является обязательным, например, согласно п. 2 ст. 399 ГК РФ кредитору
запрещено обращаться со своим требованием к субсидиарному должнику, если оно может быть
удовлетворено путём зачёта встречного требования к основному должнику.
Заявление о зачёте делается непосредственно контрагенту либо оформляется в виде
встречного иска.
Зачёт не допускается:
1) Зачёт требований, к которым по заявлению контрагента применяется исковая давность, и
она истекла к моменту зачёта;
2) Зачёт требований личного характера;
3) Зачёт иных требований, прямо указанных в законе или договоре (например, требование
АО к акционеру об оплате акции – ст. 99 ГК РФ).

Правовая характеристика двусторонних прекращающих обязательства сделок:


 Отступное (согласно ст. 409 ГК РФ) – институт, когда должник предоставляет вместо
предусмотренного исполнения другое исполнение, согласованное с кредитором (например, передаёт
другое имущество вместо уплаты денег; должен передать вещь, а передал деньги).
Фактически при передаче отступного должник откупается от своего кредитора.
При отступном обязательства прекращаются не в момент достижения согласия об отступном,
а в момент предоставления нового исполнения.
В роли отступного могут выступить:
1) Исключительная неустойка, заменяющая собой реальное исполнение обязательства
(оплата штрафа) (п. 3 ст. 396 ГК РФ);
2) Задаток (ст. 380-381 ГК РФ).
Отступное отличается от прощения долга своим возмездным характером.

 Новация (согласно п.1 ст. 414) – при новации первоначальное обязательство по


соглашению сторон заменяется другим, где другой предмет или способ исполнения (например,
аренда вещи заменяется на её куплю-продажу).
Новация прекращает дополнительное обязательство, обеспечивающего исполнение основного
обязательство (например, поручительство), поэтому для их сохранения необходимо специальное
соглашение сторон.
Не допускается новация обязательств личного характера, имеющая целевое назначение
(например, по уплате алиментов).
 Прощение долга (ст. 415 ГК РФ) – безвозмездное освобождение должника от лежащих
на нём обязанностей, по сути, это разновидность дарения.
Прощение долга применимо правило о договоре дарения, в том числе о запрете и ограничении
дарения (ст. 575-575 ГК РФ).
Оно может быть запрещено законом, если нарушает права иных лиц в отношении имущества
кредитора.

Прекращение обязательств по иным основаниям

1. Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице (413 ГК


РФ);
2. Исполнение обязательство может быть невозможным в результате случайных причин
или непреодолимой силы (например, погибла вещь из-за урагана). Согласно ст. 416 обязательство
прекращается невозможностью исполнения, но только по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает. При этом каждый из участников вправе требовать возврата того, за что он не
получил встречного удовлетворения, например, возврата аванса, уплаченного за погибшую вещь, в
противном случае возникнет неосновательное обогащение. Если невозможность исполнения вызвана
виновными действиями участника обязательства, то данный не применим, поскольку наступает
ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательства. В некоторых
случаях должник должен отвечать и за случайно наступившую невозможность исполнения,
например, обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Юридическая невозможность исполнения, которая заключается в установлении
публично-правовых запретов или ограничений, поэтому согласно ст. 417 ГК РФ принятие акта
государственного органа, делающего юридически невозможным исполнение обязательства,
прекращает его, если в последующем такой акт будет признан недействительным, то по общему
правилу обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон, существа
самого обязательства или кредитор не утратил интерес к его исполнению;
4. Согласно ст. 418 ГК РФ обязательства, неразрывно связанные с личностью должника и
кредитора прекращаются смертью гражданина, являвшегося должником или кредитором (т.к.
невозможно правопреемство).

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств

Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств


Гражданское законодательство предусматривает такие способы обеспечения исполнения
обязательств, как неустойка, поручительство, независимая гарантия, удержание имущества
должника, задаток, обеспечительный платёж, залог.
Тем не менее в обязательственных отношениях могут применяться и другие способы
обеспечения исполнения обязательств (договоры репо, обеспечительный факторинг, аккредитив).

Неустойка
В соответствии со ст. 330 неустойка (штраф, пеня) – определённая законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, например, при просрочке исполнения.
Сущность неустойки заключается в том, что она создаёт угрозу имущественной невыгоды при
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.

Неустойка бывает:
1) Договорной – возникает в результате соглашения между должником и кредитором. Такое
соглашение должно быть совершено в письменном виде независимо от формы основного
обязательства. Несоблюдение формы влечет недействительность соглашения о неустойки;
2) Законной – согласно ст. 332 ГК РФ в случае законной неустойки кредитор вправе
требовать её уплаты независимо от того предусмотрена ли её обязанность соглашением
сторон. При этом размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон.
3) Исключительной – когда речь идёт о взыскании неустойки, а не убытков;
4) Альтернативной – когда по выбору кредитора могут быть взыскано либо неустойка, либо
убытки;
5) Зачётной – когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

Таким образом, неустойка может рассматриваться в качестве формы гражданско-правовой


ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, которое заменяет или
дополняет такую санкцию как возмещение убытков.

Чем неустойка отличается от возмещения убытков:


1. Убытки могут быть взысканы ли тогда, когда они действительно имели место быть;
неустойка – вне зависимости от этого. В частности, согласно п.1 ст. 330 ГК РФ по требованию об
уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков;
2. Размер убытков можно точно определить после факта неисполнения обязательств, а
размер неустойки определен заранее, что делает её взыскание неизбежной;
3. Если размер неустойки, подлежащей взысканию, определен заранее и будет явно
несоразмерен последствиям нарушения обязательства, суд имеет право по своему усмотрению
уменьшить неустойку.

Новеллами ГК являются 2 правила об уменьшении неустойки:


1) Неустойку, подлежащую оплату должником-предпринимателем суд может уменьшить
только по заявлению должника
2) В остальных случаях заявление должника не требуется. Суд может ее уменьшить по
собственной инициативе.

Поручительство
Согласно ст. 361, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредиторам
другого лица отвечать за исполнение этим лицом обязательства полностью или частично.
Договор поручительства может быть заключен в обеспечении как денежных, так и
неденежных обязательства, а также в обеспечении обязательства, которое возникнет в будущем.
Такой договор порождает личное обязательство лица, поэтому эффективность поручительства
зависит от личных качеств поручителя и его имущественного положения.
Поручительство может быть:
1) Договорным
2) Возникать на основании закона при наступлении указанных в законе обстоятельств,
например, при оплате покупателем товара по договору поставки товара для государственных нужд
государственный заказчик признается поручителем по такому обязательству покупателя.
В отношении поручительства участвуют 3 лица:
1. Должник по основному обязательству;
2. Кредитор по основному обязательству;
3. Поручитель, который принимает на себя обязательство отвечать своим имуществом
перед кредитором в случае, если основной должник не выполнит или ненадлежащим образом
выполнит своё обязательство.
Договор поручительства – двусторонняя сделка, сторонами которой выступают кредитор по
обеспечиванию обязательств и поручитель, поэтому действительность поручительства не зависит,
есть ли согласие должника на совершение этой сделки или нет.
Форма договора всегда письменная, её несоблюдение ведет к недействительности договора
(ст. 362 ГК РФ).
Особенности договора:
1. Договор является консенсуальным, односторонним, безвозмездным, но за
предоставление услуг поручитель может получить вознаграждение с должника, за которого он
ручается, а если должник и поручитель являются коммерческими организациями, поручитель обязан
получить с должника вознаграждение, поскольку дарение между коммерческими организациями
запрещено;
2. Так как поручительство – это договор, оно само может быть обеспечено залогом,
гарантией и иными способами исполнения обязательств;
3. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в
договоре поручительства имеется отсылка к договору, из которого возникла или возникнет в
будущем обеспечиваемое обязательство. В договоре поручительства, поручителем которого является
субъект предпринимательской деятельности (ИП и коммерческие организация), может быть указано,
что поручительство обеспечивает все существующие и/или будущее обязательство должника перед
кредитором в пределах определенной суммы;
4. В качестве поручителя могут выступать как физические, так и юридические лица. На
стороне поручителя может быть несколько лиц (сопоручителей), при этом согласно ч. 3 ст. 363 ГК
РФ лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не
предусмотрено договором поручительства. Если из соглашения между сопоручителями и
кредитором не следует иное сопоручители, ограничившие свою ответственность перед кредитором,
считаются обеспечившими основное обязательство каждый в своей части. Сопоручитель,
исполнивший обязательство, имеет право потребовать от других лиц, предоставивших обеспечение
основного обязательства совместно с ним, возмещения уплаченного, пропорциональное их участию
в обеспечении основного обязательства. От сопоручителей необходимо отличать лиц, которые
независимо друг от друга поручились за одного должника по разным договорам поручительства.
Такие поручители не становятся солидарно ответственными перед кредиторами;
5. Возможна конструкция перепоручительства, то есть третье лицо поручается перед
кредитором за исполнение обязательства поручителем, заключившим договор поручительства с
кредитором. Поручитель за поручителя отвечает перед кредитором в субсидиарном порядке, когда
основной поручитель не удовлетворит требования кредитора;
6. Поручительство всегда следует судьбе основного обязательства, поэтому для
возникновения поручительства помимо заключения договора поручительства необходимо
возникновение основного (обеспечиваемого) обязательства;
7. При неисполнении обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором
солидарно, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность.
Поручитель отвечает в том же объеме, что и должник;
8. При исполнении обязательства должник немедленно должен известить об этом
поручителя;
9. Объём ответственности поручителя может отличаться от объема основного долга,
например, при утрате существовавшего на момент возникновения поручительства основного
обязательства или ухудшения условий его обеспечения по обстоятельствам, зависевшим от
кредитора, поручитель освобождается от ответственности в той мере, в какой он мог потребовать
возмещения за счёт своего обеспечения, если докажет, что в момент заключения договора
поручительства он был вправе разумно рассчитывать на такое возмещение. Соглашение гражданина
с поручителем, устанавливающее иные последствия утраты обеспечения, является ничтожным.
Данная новелла ГК РФ является важнейшей гарантией интересов поручителя, поскольку в случае
исполнения своего обязательства он приобретает права кредитора по основному обязательству. Это
означает, что утрата или ухудшение условий обеспечения по обстоятельствам, зависевшим от
кредитора, не должны нарушать интересы поручителя.

Виды поручительства:
1. Поручительства, ограниченные сроком – поручитель может взять на себя
ответственность за исполнение должником обязательства, ограничив свою ответственность сроком;
2. Поручительства на срок – по нему поручитель принимает ответственность не просто за
исполнение обязательства главным должником, а за исполнение обязательства в срок;
3. Аваль – односторонняя абстрактная сделка, по которой некоторое лицо принимает на
себя простое и ничем не обусловленное одностороннее обязательство оплатить сумму векселя или
чека полностью или частично вместо иного лица уже обязанного к платежу по данному векселю или
чеку;
4. Делькредере – ручательство комиссионера (кому поручено) за исполнение третьим
лицом сделки, заключенной с ним за счёт комитента. За принятие такого ручательство комитент
обязан выплатить комиссионеру вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном договором
комиссии.

Прекращение поручительства может произойти как по общим, так и по специальным


основаниям, например, поручительство прекращается если его стороны договариваются о новации.
Специальные правила прекращения описаны в ст. 367 ГК РФ:
1) Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства.
Прекращение обеспеченного обязательстве в связи с ликвидацией должника после того, как
кредитор предъявил в суд или в ином установленном законом порядке требования к поручителю, не
прекращает поручительство. Если основное обязательство обеспечено поручительством в части, то
частичное исполнение основного обязательства засчитывается в счёт его необеспеченной части. Если
между должником и кредитором существует несколько обязательств и только одно обеспечено
поручительством и должник не указал, какое из обязательств он исполняет, то считается, что им
исполнено необеспеченное обязательство;
2) Если обеспеченное поручителем обязательство было изменено без согласия
поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях, однако договор
поручительства может предусматривать заранее данное согласие поручителя в случае изменения
обязательства отвечать перед кредитором на измененных условиях. Такое согласие должно
предусматривать пределы, в которых поручитель согласен отвечать по обязательствам должника;
3) Поручительство прекращается в случае перевода долга на другое лицо по
обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель в разумный срок после
направления ему уведомлений о переводе долга не согласился отвечать за нового должника.
Согласие поручителя отвечать за нового должника должно быть явно выраженным и должно
позволять установить круг лиц, при переводе долга на которых поручительство сохраняет силу;
4) Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее
исполнение, предложенное должником или поручителем;
5) Поручительство прекращается по истечению указанного в договоре срока, на который
оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение 1
года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не
предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может
быть определен или определен поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к
поручителю в течение 2 лет со дня заключения договора поручительства;

6) Предъявление кредитором должнику требования о досрочном исполнении


обязательства не сокращает срок действия поручительства по первоначальным условиям основного
обязательства;
7) Смерть должника или реорганизация юридического лица не прекращает
поручительство.

Независимая гарантия
Такое обязательство может быть дано любой коммерческой организации. Если лицо,
выдавшее , то к такой сделке не применяются правила о поручительстве.
Гарант принимает на себя по просьбе другого лица-приниципала обязательство уплатить
указанному третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с
условиями данного гаранта обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой
гарантией обязательства.
Субъектный состав:
1) Гарант – лицо, которое выдало документ (гарантию), содержащее обязательство
выплатить денежную сумму в случае предоставления бенефициаром писмьненного
требования об оплате;
2) Принципал – лицо, являющееся должником по обеспечиваемому обязательству;
3) Бенефициар – лицо, в пользу которого выдается гарантия.
Принципалами и бенефициарами могут быть как физические, так и юридические лица.
Выдача гарантии – односторонняя сделка, т.к. для ее совершения достаточно волеизъявления
гаранта.
Законом не предусмотрено обязательное заключение письменного заключения между
принципалом и гарантом, поэтому отсутствие письменного соглашения не несет недействительность
гарантии.
Главный юридический признак гарантии – независимость от основного обязательства, в
обеспечении которого она выдана.
Особенности гарантии:
 Это всегда письменный документ
 Ссылка на договор, предусматривающий выдачу гарантии
 Максимальная денежная сумма, подлежащая выплате
 Срок, на который дана гарантия

Новеллой ГК является ответственность бенефициара: бенефициар обязан возместить гаранту


или принципалу убытки, которые причинены вследствие того, что им предъявлены недостоверные
документы или предъявленное требование явилось необоснованным.

Существенные условия гарантии:


1) Наименование гаранта;
2) Срок, на который выдана гарантия;
3) Денежная, которая ограничивается ответственностью гаранта.
4) За предоставление гарантии гарант получает от принципала денежное вознаграждение.
5) Гарантия не может быть отозвана гарантом;
6) Право требования бенефициара не может быть передано другому лицу, если иное не указано в
договоре;
7) Вступает в силу со дня её выдачи, если иное не предусмотрено в гарантийном договоре;
8) Соглашение принципала и гаранта о выдаче гарантии необходимо согласовать о возможности
или невозможности регрессного требования гаранта к принципалу в случае выплаты им денег
бенефициару.

Алгоритм исполнения и прекращения обязательств, вытекающих из гарантии:


 Исполнение начинается с момента предъявления бенефициаром требований к гаранту
об уплате денег. Требование должно быть письменным с приложением указанных в гарантии
документов, при этом бенефициар должен указать, в чём состоит нарушение принципалом основного
обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия;
 При получении требования гарант обязан незамедлительно уведомить принципала об
этом и передать им копию требования со всеми документами;
 Гарант должен рассмотреть требования бенефициара с приложенными документами в
разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы установить, соответствует ли такое
требование условиям гарантии;
 Гарант не обязан проверять их на соответствие фактическим обстоятельствам, но
обязан проверить их на предмет соответствия условиям гарантии;
 Гарант отказывает в выплате, если документы не соответствуют условиям либо
представлены по окончанию определенного в гарантии срока, либо из документов следует, что
нарушение принципалом основного обязательства не является тем нарушением, которое согласно
условиям гарантии даёт право потребовать платежа от гаранта.
 Гарант обязан уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требования в 5-
дневный срок;
 Окончание срока, на который выдана гарантия, является основанием прекращения
гарантийного обязательства. Данный срок является пресекательным и не может быть восстановлен;
 При необоснованном отказе гаранта бенефициар имеет право обратиться к гаранту с
иском с требованием об исполнении обязательств.., но сам бенефициар при этом должен
предоставить гаранту письменное требование об уплате денег;
 Гарант имеет право приостановить платёж на срок до 7 дней, если есть разумные
основания полагать, что: 1. Какой-либо из представленных докуентов является недостоверным; 2.
Обязательство, по которому гарантия обеспечивала интересесы беенфициара не возникла; 3.
Основное обеспеченное обязательство не действительно; 4. Исполнение по основному… При
приостановлении платежа гарант обязан уведомить бенефициара и принципала о причинах и сроке
приостановлением ;
 Обязательство гаранта перед бенефициаром прекращается в следующих случаях:
1) Уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
2) Окончание определенного гарантией срока, на который она выдана;
3) Из-за отказа бенециара от своих прав по гарантии;
4) Пр соглашении принципала и беенцифиара о прекращении обязательств.

Удержание имущества должника


Согласно ст. 359 ГК кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику
либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства
по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Удержание – это односторонняя сделка, в результате которой у ретендора и должника
возникают и изменяются определённые субъективные права и обязанности.
Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как
эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом.
Предметом могут быть как индивидуально-определённые вещи, так и родовые.
Удержание правомерно, пока сохраняет силу обеспечиваемое им право требования.
При наступлении срока исполнения права требования, обеспеченного удержанием, кредитор
вправе обратить взыскание на удерживаемую вещь по правилам о залоге удовлетворить своим
требования за счёт ее стоимостию
Обязанностью ретендора является необходимость принятия мер по сохранности вещи пр ее
порче или ухудшение качества. В случае порчи вещи или ухудшения ее качества ретендер несет
гражданско-правовую ответственность, а если он неправомерно использует удерживаемую вещь, то
он должен возместить собственнику причиненные убытки, а также выплатить неосновательное
обогащение.

Задаток
Задаток (ст. 380 ГК РФ) – денежная сумма, которая даёт одна из сторон договора в счет
причитающихся с нее платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения.
Предметом задатка могут быть только деньги. Размер задатка определяется договором, но во
всех случаях он составляет только часть суммы платежей, которую должна уплатить сторона,
выдавшая задаток.
Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной
форме. При несоблюдении письменной формы наступает ответственность, предусмотренная ст. 162
ГК РФ. Также при нарушении правил о письменной форме и возникновении спора, является ли
сумма задатком, эта сумма считается авансом, если не доказано иное.
Задаток выполняет платёжную функцию (при исполнении договорных обязательств сумма
задатка засчитывается в счет платежей), доказательственную функцию (подтверждает факт
заключения договора), обеспечительную (штрафную) функцию.
Задаток не может обеспечивать исполнение договора, который считается заключенным с
момента их государственной регистрации, поэтому переданная сумма будет считаться авансом.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, выдавшая задаток, он остается у другой
стороны, а если ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне
двойную сумму задатка.
Потеря задатка лицом, давшим его, или выплата двойной сумму лицом получившим, не
прекращает само обязательство, если иное не предусмотрено в договоре.

Обеспечительный платёж
Согласно ст. 381 прим. 1 денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки
или оплатить неустойку в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее….., по
соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой
определённой денежной суммы.
Таким платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного
платежа засчитывается в счёт исполнения соответствующего обязательства. При ненаступлении в
предусмотренный договором срок обстоятельств или прекращения обеспечиваемого обязательства
платеж подлежит возврату.
Договором может быть предусмотрена обязанность соответствующей стороны дополнительно
внести или частично возвратить обеспечительный платёж при наступлении определённых
обстоятельств.
На сумму обеспечительного платежа не назначаются проценты, если иное не предусмотерно в
договоре.
Правила о таком платеже применяются в случаях, если в счёт обеспечения вносятся
подлежащие передаче по обеспечиваемому обязательству акции, облигации, иные ценные бумаги
или вещи, определенные родовыми признаками.

Залог
Согласно ст. 334 ГК РФ залог – это правоотношение, где кредитор (залогодержатель) имеет
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед
другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
Виды залога:
1. В зависимости от того, у кого находится предмет залога
- заклад, т.е. передача имущества залогодержателю
- залог (без передачи)
-твердый залог – имущество остается у залогодателя под замком и печатью
залогодержателя (кредитора), а также с наложением знаков, свидетельствующих о залоге
2. по предмету
- залог вещей в ломбарде
- ипотека

Предмет залога – имущество и имущественные права, но имущество должно быть выделено из


имущества залогодателя или передано залогодержателю.
Не могут быть предметом залога:
1) Требования, неразрывно связанные с личностью кредитора;
2) Вещи, изъятые из оборота;
3) Вещи, обращение взыскания на которые не допускается.
Залог отдельных видов имущества может быть ограничен или запрещен законом.
Договором или законом может быть предусмотрен залог имущества, которое залогодатель
приобретёт в будущем.
Если предметом залога является главная вещь, то права залогодержателя распространяются на
его принадлежности, если иное не предусмотрено договором.
Субъекты залогового отношения:
 Залогодержатель (им может юыть только сам кредитор);
 Залогодатель (лицо, предоставившее имущество в залог) – им может быть как
должник, так и третье лицо). Если в залог отдается имущество третьего лица, это лицо
совершает сделку от собственного имени, а не от имени должника. При этом
отношения между третьим лицом и залогодателем и должником не являются
залоговыми. Между должником и третьим лицом может быть заключен договор,
определяющий права третьего лица на получение возмещения при обращении
взыскания на заложенное имуществом. Залогодадетелем может быть только лицо,
которому принадлежит закладываемое право.

Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее собственника
или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено
отчуждение права без согласия указанных лиц.
Основания возникновения залоговых правоотношений может быть договор или закон.