Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
04.09.2017г.
Понятие, предмет и метод гражданского права
1) Понятие и предмет ГП
2) Метод ГП
3) Принципы ГП
4) Система ГП
5) Источники ГП
6) Правила применения гражданского законодательства
3) Принципы ГП.
ГП как самостоятельная отрасль имеет свои принципы, то есть основные начала, руководящие
идеи, по которым строится вся система гражданского законодательства. Они закреплены в ст. 1 ГК
РФ:
Равенство правового режима всех участников гражданского права, то есть нормы права
распространяются в равной степени на отношения с участием граждан, организаций, субъектов РФ,
РФ.
Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Этот принцип
опирается на ст. 23 Конституции, которая предусматривает право каждого на неприкосновенность
частной жизни, личную семейную тайну и т.д.
Принцип неприкосновенности собственности. Нормы ГП обеспечивают собственнику
возможность осуществления правомочий по владению, пользованию и распоряжению своим
имуществом. Ни один собственник не может быть лишен имущества иначе как по решению суда (ст.
35 Конституции). Ст. 235 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований прекращения права
собственности помимо воли собственника.
Принцип свободы договора. То есть каждому субъекту предоставлена возможность
самостоятельно решать вопрос о заключении договор, о выборе партнера, о выборе модели, о
формировании условий. Можно заключить так называемый непоименованный договор и
смежный договор.
Принцип свободного перемещения товаров, работ, услуг и финансовых средств по всей
территории РФ.
Запрет на любые ограничения законных прав и свобод граждан и организаций.
Принцип дозволительной направленности. Это означает, что гражданско-правовые
нормы сформулированы по общему правилу: разрешено всё, что не запрещено законом. То есть,
если нет прямого запрета – это разрешено.
С 01.03.2013г. эта статья дополнена новым принципом – принцип добросовестности
участников (баланс частных и публичных интересов). «Никто не в праве извлекать прибыль из
своего недобросовестного поведения».
4) Система ГП.
1. Институциональная
2. Пандектная
Каждая из подотраслей имеет свой более узкий предмет правового регулирования в рамках
отрасли. Вместе с тем в рамках подотрасли можно выделить правовые институты, которые имеют
еще более узкий предмет правового регулирования. Например, обязательственное право состоит из
двух институтов: договорные и внедоговорные обязательства.
5) Источники ГП.
18.09.2017г.
Гражданское правоотношение
План:
1. Субъекты-участники ГПО:
- физические лица: граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства
Виды ГПО:
СХЕМА!!!
Некоторые авторы, в частности Грибанов, к самостоятельным юридическим фактам относит
сроки, полагая, что их нельзя отнести ни к действиям, ни к событиям.
Он также выделяет юридические состояния – такие жизненные обстоятельства, которые
возникают по воли людей, но которые подлежат государственной регистрации и с которыми закон
связывает изменение правового статуса лица, например, состояние супружества.
В отличие от единичных юридических фактов выделяется понятие юридический состав –
совокупность юридических фактов, которые порождают какие-либо последствия.
Граждане как субъекты ГПО
1. Имя гражданина
Ст. 19 ГК РФ закрепляет основные принципы осуществления права на имя, а также
порядок и способы защиты этого права. В соответствие с данной статьей, имя человеку дается
при рождении и, как правило, состоит из 3х составляющих: ФИО, если законом или
национальным обычаем не предусмотрено другое, например, не употребляется отчество. Имя
гражданина подлежит государственной регистрации в органах ЗАГСа. Можно использовать
вымышленное имя- псевдоним (например, в сфере интеллектуальной собственности). В
соответствие со ст. 19, гражданин вправе изменить свое имя в порядке, установленным
законом –ФЗ «Об актах гражданского состояния» 1997г. Перемена имени не является
прекращением прав и обязанностей, приобретенных прежним именем. На гражданина
возлагается обязанность уведомить должников и кредиторов о перемене своего имени, он сам
несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене имени.
2. Место жительства гражданина
В соответствие со статьей 20 ГК РФ местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает. Не имеет значения место
регистрации гражданина, нахождение имущества, место жительства второго супруга и т.д.
местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства
их родителей, а если они находятся под опекой, то место жительства законных
представителей.
(к семинару: при разводе, определение места жительства ребенка посмотреть
судебную практику)
1. Рождение
2. Заключение брака
3. Расторжение брака
4. Усыновление / удочерение
5. Установление отцовства
6. Перемена имени
7. Смерть гражданина
Правоспособность
Ст. 17 ГК- способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. Она
признается в равно степени за всеми гражданами. В соответствие с частью 2 этой статьи
правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
Правоспособность – постоянная неизменная величина. Она одинакова для всех
граждан и неизменна на протяжении всей жизни.
Правоспособность необходимо отличать от объема конкретных субъективных прав
гражданина, которые меняются на протяжении жизни.
В ст.18 ГК закреплено содержание правоспособности. Целью законодателя является закрепить
наиболее значимые права и обязанности. Однако этот перечень не является исчерпывающим.
В соответствии со ст. 22 ГК никто не может быть ограничен в правоспособности, иначе
как в случаях, установленных законом. Полный или частичны отказ гражданина от
правоспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности – ничтожны.
Так, в исключительных случаях суд может ограничить гражданина в правоспособности
и дееспособности, если это применяется в качестве санкции за совершенное правонарушение.
Дееспособность
В соответствие со статьей 21 ГК под дееспособностью понимается способность
граждан своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их.
Полная дееспособность гражданина наступает с момента достижения совершеннолетия
с 18 лет.
С точки зрения теория в дееспособность включается 3 элемента:
02.10.2017г.
Юридические лица
Юридическое лицо имеет свое наименование, которое по общему правилу должно включать в
себя, собственно, наименование и сведение об организационно-правовой форме юридического лица.
Кроме этого, все юридические лица как коммерческие, так и некоммерческие разделены на
корпоративные и унитарные.
Введён отдельный критерий для деления хозяйственных общества. Они теперь могут быть
публичными и непубличными.
Общей правоспособностью наделены все коммерческие организации (ст. 149 ГК РФ). Она
означает, что юридическое лицо может осуществлять все виды хозяйственной деятельности
независимо от того, перечислены ли они в учредительных документах.
Однако сами учредители могут в уставных документах ограничить себя в праве совершать
какие-либо сделки. Такая правоспособность будет называться ограниченной.
Ст. 53 ГК устанавливает, что орган юридического лица, выступая от его имени, должен
действовать в его интересах разумно и добросовестно. В противном случае на него может быть
возложена обязанность возместить убытки, причиненные юридическому лицу. Порядок возложения
ответственности закреплен в ст. 53.1 ГК РФ.
Формирование капитала
В слиянии;
В присоединении;
Разделении;
Выделении;
Преобразовании;
Права и обязанности переходят по особому документу – передаточный акт.
1. Вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; иное имущество, в том
числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги,
имущественные права; (материальные объекты – их можно оценить в денежном
выражении)
2. Результаты работ и оказания услуг; (материальные объекты – их можно оценить в
денежном выражении)
3. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность); (нематериальные объекты – их
нельзя оценить в денежном выражении)
4. Нематериальные блага (честь, достоинство и т.д.). (нематериальные объекты – их нельзя
оценить в денежном выражении)
1. Свободнообращающиеся объекты;
2. Объекты, ограниченные в обороте.
Понятие недвижимости (или недвижимых вещей) дается в ст. 130 ГК РФ. В соответствии с
этой статьей к недвижимости отнесены 2 группы объектов:
Земельные участки;
Участки недр;
Здания;
Сооружения;
Объект незавершенного строительства;
Жилые и нежилые помещения;
Машино-места, то есть части зданий или сооружений, предназначенные для
размещения транспортных средств, если границы таких помещений описаны в
установленном законодательством «О государственном кадастровом учёте»
порядке.
Регистрация и учёт таких специфических объектов, как воздушные суда, суда внутреннего
водного плавания и морские суда осуществляется на основе специального законодательства:
транспортных кодексов и др.
Что касается движимых вещей, регистрация прав на них не требуется, кроме случаев,
специально указанных в законе, например, регистрация в отдельном реестре объектов культурного
наследия.
ГК в отдельных статьях (ст. 132, ст. 133.1) выделяет 2 специальных объекта недвижимости:
Правовой режим: принадлежность всегда следует судьбе главной вещи, если договором не
предусмотрено иное (например, картина и рама, замок и ключ, скрипка и смычок и т.д.).
Делимая вещь может быть разделена на несколько частей без несоразмерного ущерба
целевому назначению (можно легко разделить любое количество муки, зерна).
Неделимой является вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения
вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, и
в том случае, когда она имеет составные части.
Ценные бумаги:
Они делятся на документарные и бездокументарные.
В соответствии со ст. 142 ГК РФ документарные ценные бумаги – это документы,
соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и
иные права осуществление или передача которых возможна только при предъявлении таких
документов.
Бездокументарные ценные бумаги – это обязательственные и иные права, которые
закреплены в решении о выпуске ценных бумаг или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в
соответствии с требованиями закона, осуществление и передача которых возможны только с
соблюдением правил учёта этих прав.
Черты ценных бумаг:
1) Содержанием ценной бумаги являются имущественные и обязательственные права,
которые передаются целиком;
2) Публичная достоверность, то есть ценная бумага составляется с соблюдением формы и
обязательных реквизитов, оспорить можно только по формальным признакам, но не по
существу.
Акции;
Вексель;
Закладная;
Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда;
Коносамент;
Облигация;
Чек и иные ценные бумаги.
30.10.17
В соответствии со ст. 153 ГК, сделки – это действия граждан и юридически х лиц,
направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.
Поскольку сделка является волевым актом, у лица всегда есть намерение, желание ее совершить.
Способы, которыми воля выражается вовне, называются волеизъявлением или формой. Эти
способы можно разбить на 3 группы:
Виды сделок:
- односторонние
- двусторонние
договоры
- многосторонние
2. В зависимости от момента, с которого возникают права и обязанности по сделке:
- реальные (от латин. “real”- «вещь»)
Реальными считаются сделки, которые считаются совершенными (заключёнными) только
при условии, если соглашения сторон сопровождалось передачей вещи), например,
хранение, договор займа.
- консенсуальные (от латин. “consensus” – «согласие»)
Консенсуальными признаются сделки, для совершения которых достаточно достижения
соглашения о совершении сделки, например, договор поставки.
- срочные
Срочные – это сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в силу, либо
момент его прекращения, либо оба указанных момента. Сроки в таких сделках бывают
отлагательными и отменительными.
- бессрочные
В бессрочных сделках такие моменты не определены, они вступают в силу немедленно
5. Условные сделки
Иногда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено не к определённому
сроку, а к событию, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, например,
обещание подарить какую-то вещь под условием.
6. Фидуциарные сделки (от латин. “fiducio” – «доверие»)
Это сделки, которые носят доверительный характер, например, договор поручения, выдача
доверенности, доверительное управление имуществом.
7. – абстрактные
Абстрактными считаются сделки, которые оторваны от своего основания и могут
существовать независимо от него, например, выдача векселя.
– каузальные
Привязаны к своему основанию и зависят от него.
8. Алеаторные (“aleo” – «игральная кость»)
Носят рисковый характер
9. Биржевые сделки
Это сделки, совершаемые на бирже с товаром, допущенным с обращением на биржу.
Любая сделка для того, чтобы достичь юридических последствий, ради которых она
заключена, должна быть действительной.
Сделка представляет собой единство 4х элементов; (порок (дефект) любого или нескольких
элементов приводит к ее недействительности):
- сделки, совершенные органом юридического лица с превышением его полномочий (ст. 174
ГК)
Пороки в форме сделки. В соответствии со ст. 158 ГК сделки могут совершаться в следующей
форме:
1) В устной форме
В устной форме могут совершаться следующие сделки:
- если они исполняются при самом их совершении
- сделки, для которых законом или соглашением сторон не установлена письменная форма
- сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, если соглашением
сторон для этого ими установлена устная форма, если это не противоречит закону, иным
правовым актам и договору
2) В письменной форме
Письменная форма сделки означает, что сделка должна быть совершена путем составления
документа, выражающего его содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими
сделку.
– простая письменная
– квалифицированная (нотариальная)
В соответствии со ст. 162 ГК, если стороны (физические лица) не облекли сделки в требуемую
письменную форму, они лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские показания.
Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличие у
каждой из сторон право на ее совершение (ст. 163 ГК). В соответствии со ст. 163 ГК обязательное
нотариальное удостоверение требуется в следующих случаях:
1) Когда это прямо указано в законе (например, завещание, брачный договор, договор ренты,
соглашение об оплате алиментов)
2) Если это предусмотрено соглашение сторон, если даже по закону для такого вида сделок эта
форма не требовалась
3) Если сделка требует обязательного нотариального удостоверения, а одна из сторон
уклоняется от такого удостоверения, в соответствии со ст. 165 ГК, вторая сторона вправе
обратиться в суд и в судебном порядке потребовать признать сделку действительной. Если
вынесено положительное судебное решение, нотариальное удостоверение сделки больше не
требуется.
В соответствии с п. 2 данной статьи, если сделка требовала государственной регистрации, а
одна из сторон уклоняется от ее регистрации, вторая сторона вправе обратиться в суд и
потребовать принудительной регистрации. Последующая регистрация осуществляется по
решению суда.
1) Сделки, условия которых расходятся с требованиями закона или других правовых актов (ст.
168 ГК); они носят ничтожный характер
2) Сделки, совершенные с целью заведомо противной основой правопорядка и нравственности
(ст. 169 ГК); носят ничтожный характер. В соответствии с последними изменениями, они
могут признаваться оспоримыми.
3) Мнимые и притворные сделки
Мнимой считается сделка, совершенная лишь для вида, без цели породить правовые
последствия. Цель таких сделок: вывести имущество из-под неблагоприятных последствий,
связанных с применением санкций, например, лицо привлекается к уголовной/
административной ответственности, а имущество должно подлежать конфискации, оно
совершает фиктивные сделки по отчуждению имущества, например, дарение, развод с
передачей всего нажитого супругу, но такой цели не преследует.
Под притворной понимается сделка, прикрывающая другую сделку, совершение которой
имели ввиду стороны.
1. Ничтожные сделки
В соответствии со ст. 166 ГК, если сделка является недействительной независимо от решения
суда, она является ничтожной. Ничтожная сделка недействительна изначально, ее порок
настолько серьезен, что не требует установления этого факта судом.
2. Оспоримые сделки
Если для признания сделки недействительной требуется решение суда, такая сделка является
оспоримой. Оспоримая сделка может быть признана недействительной только судом, до
вынесения судебного решения никто, в том числе никакой государственный орган не вправе
объявлять оспоримую сделку недействительной.
В соответствии со ст. 168 ГК все сделки по общему правилу являются ничтожными, а оспоримыми
только тогда, когда это прямо предусмотрено законом.
13.11.17
В ряде случаев закон допускает реализацию прав и исполнение обязанностей через представителей.
Представительства – это юридические действия одного лица (представителя), осуществляемые им
от имени другого лица (представляемого), которые создают, изменяют или прекращают гражданские
права и обязанности представляемого.
1. Представитель
В роли представителей могут выступать граждане или юридические лица, наделенные
полномочиями совершать юридически значимые действия в интересах других лиц.
Представителями могут быть только совершеннолетние, дееспособные лица, в
исключительных случаях могут выступать граждане, достигшие 16-летнего возраста по
делам, вытекающих из трудовых правоотношений или членствах в кооперативах.
Юридические лица могут выступать в качестве представителей только тогда, когда это не
противоречит целям и задачам организации, вытекающим из учредительных документов.
Отдельными законами установлены исключения для некоторых категорий лиц. Так, не могут
быть представителями лица, исключённые из коллегии адвокатов, а также судьи, прокуроры,
следователи, за исключением случаев, когда они выступают в качестве уполномоченных
соответствующего суда, прокуратуры или же в качестве законных представителей (своих
детей).
2. Представляемый
В качестве представляемого могут выступать граждане (как дееспособные, так и
недееспособные), юр. лица, публично-правовые образования.
3. Третьи лица
В качестве 3х лиц выступают граждане и организации, с которыми заключаются сделки или
выполняются действия в интересах представляемого.
Представитель может выступать от имени представляемого как в силу закона, так и в силу
полномочия. Полномочие – это право выступать представителем другого лица, совершать для него
юридически значимые действия.
По своей сущности, это право должно реализовываться в интересах представляемого, поэтому ему
запрещено:
1. На основании доверенности;
2. На основании указания закона;
3. На основании акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления.
Доверенность от имени юридического лица выдаются за подписью его руководителя или другого
лица, которое уполномочено на то законом или другими учредительными документами.
Срок доверенности установлен в ст. 186 ГК, выдается на любой срок, раньше было до 3х лет. Если
срок не указан, то доверенность действует только год. Если не указана дата выдачи, доверенность
считается ничтожной.
Что касается публично-правовых образований, то для них сохранились правила такие же, как для
физических лиц (см. разъяснение постановления Пленума № 25).
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может быть выше срока действия
доверенности, на основании которой она выдана.
Ссылки на конкретную дату могут содержаться в договоре, в решении суда, а также в законе.
В зависимости от этого различаются:
Законные сроки
Устанавливаются в законе или в других нормативных актах (например, в законе установлен
6ти месячный срок для вступления в наследство);
Договорные сроки
Устанавливаются соглашением сторон (например, стороны в договоре могут уговорить, в
какие сроки уплачивается арендная плата);
Судебные сроки
Сроки, устанавливаемые судом;
2. Указанием на истечение периода времени;
3. Указанием на события, которое неизбежно могло наступить.
Исчисление срока:
Согласно ст. 191 ГК РФ течение срока начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которым определено его начало, например, если сегодня мы приобрели какую-
то вещь, то срок начинает течь с завтрашнего дня (в 00:00).
Окончание срока:
Истечение срока, то есть его окончание определяется следующим образом. Сроки, которые
исчисляются годами, истекают в соответствующий месяц и число последнего года срока (например,
по сделке установлен 3-годичный срок, который начал течь с 13 октября 2015 года, значит он
истекает 13 октября 2018 года).
В тех случаях, когда окончание срока приходится на месяц, в котором нет такого числа, то срок
истекает в последний день этого месяца (например, 3х месячный срок исполнения обязательно начал
течь 30 ноября 2016 г., окончание выпадает на 30 число, которого нет в феврале, значит срок
истекает 28-29 февраля).
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, то действие может быть исполнено до
24 часов последнего дня срока. Когда действие совершено в организации, то срок истекает в тот час,
когда в этой организации прекращаются соответствующие операции (например, закрытие магазина,
банка).
1. Общий
Установлен ст. 196 ГК РФ. Она равен 3м годам и распространяется на все правоотношения, за
исключением тех, в отношении которых установлены специальные сроки.
2. Специальный
Применяются к отдельным особо указанным в законе случаям. Они могут быть
сокращенными или удлиненными (например, для оспаривания оспоримой сделки срок равен 1
году)
В соответствии со ст. 200 ГК РФ срок исковой давности начинает течь со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права.
Сам факт истечения срока исковой давности не может служить основанием для отказа в приеме
искового заявления. Требования о защите нарушенного права применяются независимо от истечения
срока исковой давности. Предъявленный иск рассматривается по существу с выяснением всех
обстоятельств. В соответствии со ст. 199 ГК РФ отказ в иске по мотивам истечения срока исковой
давности допускается только по заявлению ответчика, если он сделал его до вынесения судом
решения по делу. Тем самым подчеркивается, что само правоотношение между истцом и ответчиком
продолжает существовать.
Во время течения срока исковой давности могут наступить различные обстоятельства, которые могу
приостановить или прервать течение срока исковой давности.
27.11.17
Перечень таких обстоятельств закреплен в ст. 202 ГК РФ. Причем, такие обстоятельства будут
приниматься во внимание, если они наступили в течение последних 6 месяцев срока исковой
давности. К ним относятся:
В соответствии со ст. 202 п.3 ГК РФ приостанавливать в течение срока исковой давности может еще
одно обстоятельство – если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения
споров во вне судебного порядка (например, процедура медиация, административная процедура),
течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для
проведения соответствующей процедуры, а при отсутствии такого срока – на 6 месяцев со дня начала
соответствующей процедуры.
Перерыв (прерывание) течения срока исковой давности означает, что течение срока исковой
давности начинается заново, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Основания для прерывания срока исковой давности является совершение обязанным лицом
(должником) действий, свидетельствующих о признании долга.
В соответствии со ст. 204 ГК РФ, если истец обратился в суд в установленном законом порядке за
защитой нарушенного права, срок исковой давности не течет на протяжении всего времени пока
осуществляется судебная защита.
Регламентируется ст. 205 ГК РФ. В соответствии с данной статьей, если суд признает причину
пропуска исковой давности уважительной, нарушенное право гражданина подлежит защите. Эти
причины должны быть связаны с личностью истца, например, тяжелая болезнь, неграмотность и т.п.
1) Фактическими действиями
Фактические действия – это совершение управомоченным лицом каких-либо действий,
которые не влекут никаких правовых последствий, они не содержат признаков сделки.
2) Юридическими действиями
Юридические действия – это такие действия или система действий управомоченного лица,
которые обладают признаками сделок и иных юридических действий, то есть которые влекут
какие-либо юридические последствия.
Таким образом, если субъекты будут соблюдать все эти правила, они не выйдут за пределы
осуществления прав. Если же они будут нарушать эти принципы, можно говорить о нарушении
пределов осуществления прав, которое ведет к нарушению прав и интересов 3х лиц и называется
злоупотреблением права.
Защита гражданских прав (более узкое понятие) – предусмотренные законом меры, направленные
на восстановление и признание гражданских прав при их нарушении или оспаривании.
1. Юрисдикционная форма
Означает, что лицо, права которого нарушены обращается за защитой к государственным или
иным компетентным органам, которые уполномочены принять все необходимые меры для
восстановления нарушенного права и пресечения правонарушений. В рамках
юрисдикционной формы различают:
- общий порядок, то есть защита в суде. Средством защиты в этом случае выступает иск.
- специальный порядок защиты нарушенных прав (административный). Средством защиты в
административном порядке является жалоба, которая подается в управленческие органы
2. Неюрисдикционная форма защиты
Действие граждан и организаций по защите гражданских прав и охраняемых законом
интересов, которые совершаются ими самостоятельно без обращения в государственные или
иные компетентные органы. По сути такие действия называются самозащитой (ст. 14 ГК РФ).
Однако в этой статье не дается понятие самозащиты и не определяются способы, которыми
она может осуществляться. Традиционно к способам самозащиты относятся:
- необходимая оборона
- крайняя необходимость
- превентивные меры предупредительного характера, то есть установление замков, запоров,
сигнализаций
Многие ученые, в частности Грибанов и его последователи, считают, что самозащита моет
применяться только когда существует наличность и опасность посягательства и нет возможности
обратиться в другие юрисдикционные органы.
06.12.17
Гражданско-правовая ответственность
1. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее функции;
2. Виды ГПО;
3. Условия ГПО;
4. Формы ГПО.
Функции ГПО:
1. Компенсационная – состоит в восстановлении потерпевшим понесенных им потерь;
2. Предупредительная, состоящая в предостережении должника и других субъектов от
совершения нарушений;
3. Стимулирующая – побуждение, подталкивание должника к устранению нарушения и к
реальному исполнению обязательства;
4. Информационная – анализ данных о видах совершенных нарушений, их динамики,
взысканных за нарушение суммы убытков и неустоек для разработки мер по устранению причин
нарушений и предупреждению потерь.
Виды ГПО
В зависимости от основания возникновения:
1) Договорная – имеет место тогда, когда потерпевший и причинитель вреда связаны друг
с другом гражданским правоотношением (договором), возникшим до причинения вреда и вред
наступил вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения одним из партнеров своих
правоотношений. В этом случае санкции применяются на основе договора и дополнительно могут
применяться санкции, предусмотренные законом;
2) Внедоговорная – наступает вследствие причинения управомоченному субъекту вреда
лицом, не состоящим с ним в гражданском правоотношении (например, она может возникнуть из
факта причинения вреда). В этом случае ответственность определяется только законом;
В гражданских правоотношениях как на стороне кредитора, так и на стороне должника
могут выступать несколько лиц. При множественности должников может наступить один из
следующих видов ответственности:
1) Долевая – это общее правило. Она применяется всегда, если только иное не
предусмотрено законом или договором. Долевая ответственность означает, что каждый из
должников несет ответственность в доле, установленной законом или договором. Если доли не
определены, то они считаются равными (ст. 321 ГК), например, такая ответственность наступает по
долгам наследодателя у его наследников; они несут ответственность только в пределах
действительной стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества. В данном
случае каждый из должников после погашения своей доли выбывает из обязательства и за других
должников он не отвечает;
2) Солидарная и субсидиарная – применяются в порядке исключения только тогда, когда
это прямо предусмотрено законом или договором. Солидарная ответственность – это более строгий
вид ответственности, при котором кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех
должников совместно, так и в отношении любого из них в отдельности. Причем, если хотя бы один
из солидарных должников не исполнил обязательство, и он и все остальные должники отвечают
перед кредитором в части неисполненного до тех пор, пока обязательство не будет исполнено
полностью (ст. 322, 323 ГК РФ), например, такая ответственность наступает по обязательствам,
связанным с предпринимательской деятельностью, для лиц, совместно причинивших вред, по
кредитному договору должник и поручитель по общему правилу являются солидарными
должниками. Субсидиарная (дополнительная) ответственность – изначально в обязательстве
определяется кто будет основным должником и, кто будет дополнительным должником. Если
основной должник не удовлетворил требования кредитора (из-за отсутствия или недостаточности у
него средств), то ответственность за него в непогашенной части долга несет субсидиарный должник.
Например, закон установил субсидиарную ответственность в следующих случаях: родители за вред,
причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, ответственность собственника по
долгам государственных и муниципальных унитарных предприятий. Этот вид ответственности имеет
особенности: она должна быть предусмотрена законом или договором; субсидиарный должник
привлекается к ответственности только тогда, когда основной должник не исполнил обязанность,
либо исполнил не полностью, либо кредитор не получил от него ответа в разумный срок, либо
отсутствует возможность зачета встречного однородного требования к основному должнику и долг с
того не может быть взыскан в бесспорном порядке.
Условия ГПО
В этом составе обязательным условием является только второе, все остальные могут быть
факультативными, поэтому зачастую говорят, что основанием гражданско-правовой ответственности
является нарушение нормы права или договора.
Формы ГПО
1) Возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ): применяются всегда, если только иное не
предусмотрено законом или договором.
При возмещении убытков, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон,
принимаются во внимание цены, действовавшие вместе и на момент фактического
исполнения должником его обязанности. Если должник не исполнил обязанность в
добровольном порядке размер убытков определяется на дату подачи иска либо по решению
суда по ценам на день вынесения решения.
При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее
получения меры и сделанные с этой целью приготовления.
Упущенная выгода может быть доказана кредитором, например, путем предоставления суду
договоров на перепродажу товаров, оказавшихся дефектными; ведение работ по подготовке
нового оборудования для переработки и т.п.
2) Уплата неустойки (штраф или пеня). Она в ГП выполняет двойную функцию, то есть
является и способом обеспечения исполнения обязательства, и формой ответственности.
Неустойка – это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности, в случае просрочки.
Штраф – это однократно взыскиваемая неустойка, определяемая в твердой денежной сумме
либо в процентах, частях к определенной величине, например, стоимости поставляемой
партии продукции.
Пеня – это неустойка, взыскиваемая нарастающим итогом за каждый день или другой период
просрочки исполнения обязательства.
В зависимости от основания возникновения неустойка делится на 2 вида:
- договорная устанавливается соглашением сторон;
- законная устанавливается законом, например, такую неустойку устанавливает закон о
защите прав потребителей. Такую неустойку нельзя уменьшить соглашением сторон; стороны
вправе только увеличить ее и то, если нет прямого запрета в законе.
Иногда просрочка исполнения обязательства не приводит к убыткам кредиторов, но в этом
случае требуется взыскать сумму неустойки, а иногда просрочка приводит к убыткам
кредитора. В зависимости от сочетания убытков и неустойки может применяться один из
следующих видов неустойки (ст. 394 ГК РФ):
А) зачетная неустойка – это общее правило, она применяется всегда, если иное не
установлено законом или договором. Означает: убытки возмещаются в части непокрытой
неустойкой
Б) штрафная неустойка – убытки возмещаются независимо от уклада неустойки
В) исключительная неустойка – предусматривает только право взыскания самой неустойки
без возмещения убытков
Г) альтернативная неустойка – кредитор имеет право либо взыскать неустойку, либо
возместить убытки
3) Потеря задатка
4) Иные формы, предусмотренные законодательством, например, конфискационные санкции по
сделкам, противоречащим основам правопорядка и нравственности
11.12.17
Нематериальные блага и их защита
21.02.2018г.
Для определения полного перечня защиты вещных прав необходимо обратиться к ст. 12 ГК
РФ. Содержание указанных в ст. 12 ГК РФ способов защиты и порядок их применения
конкретизируется в нормах, относящихся к институтам вещных прав.
Каждый способ защиты может применяться в определенном процессуальном или
процедурном порядке. Этот порядок именуется «формой защиты гражданского права».
В науке разделяют:
1) Юрисдикционную форму – это защита прав уполномоченным государством органом
(судебный или административный порядок).
2) Неюрисдикционную форму – защита права самостоятельными действиями
управомоченного лица без обращения к соответствующим органам. Такая форма имеет
место при самозащите и при применении управомоченным лицом мер оперативного
воздействия на правонарушителя.
Решая вопрос о судьбе доходов, которые принесло или могло принести имущество,
находящееся в чужом незаконном владении, а также о возмещении затрат на его содержание, ремонт
или улучшение, произведенных фактическим владельцем, необходимо выяснить, было ли
фактическое владение добросовестным или нет.
Согласно ст. 303 ГК, собственник вправе потребовать от недобросовестного владельца также
возврата всех доходов, которые владелец извлек либо должен был извлечь из имущества за время
владения им (либо компенсацию).
На добросовестного владельца такая обязанность ложится лишь за время, когда он узнал или
должен был узнать о незаконности своего владения.
За добросовестным владельцем также признается право оставить себе отделимые улучшения,
которые он произвел в чужом имуществе. Также он может потребовать от собственника возмещения
затрат, произведенные на неотделимые улучшения.
Как добросовестный, так и недобросовестный владелец вправе требовать от собственника
возмещения необходимых затрат на поддержание имущества за то время, с какого собственнику
причитаются доходы.
К числу исков о защите вещных прав частных лиц от неправомерных действий публичной
власти может быть отнесен иск об освобождении имущества от ареста, когда он предъявляется
государству в связи с предстоящей конфискацией имущества по приговору суда.
Вещные права
Вещное право как субъективное гражданское право – это право лица на вещь, которое
обеспечивает удовлетворение интересов правообладателя с помощью непосредственного
воздействия на вещь, находящуюся в сфере его господства, и определяет степень самостоятельности
воли лица, в соответствии с которой лицо может по своему усмотрению совершать определенные
действия с вещью, непротиворечащие закону, иным правовым актам и пользоваться защитой от
любого правонарушителя.
К вещным правам относится право собственности, а также права, находящиеся в ст. 216 ГК
РФ (их перечень является закрытым).
21.03.2018г.
Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств
Понятие и основания возникновения обязательств
Обязательство – относительное гражданское правоотношение, в котором один участник
(должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенные действия
имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от
должника исполнения его обязанностей.
Особенности обязательства:
1. Обязательство относится к группе имущественных правоотношений. Обязательства
отличаются от других имущественных отношений (вещных и исключительных), являющихся
абсолютными, поскольку в них конкретным управомоченным лицам противостоит определённый
круг обязанных лиц (в обязательствах четко определён субъектный состав). Предметом таких
обязательств являются определённые действия по передаче имущества, производства работ, оказания
услуг либо воздержание от конкретных действий;
2. Сторонами обязательств выступают кредитор (веритель) и должник (дебетор).
Кредитор является управомоченной стороной, должник – обязанной;
3. Содержанием обязательства выступают права и обязанности его участников.
Субъективное право кредитора – право требования, обязанность должника – долг.
Виды обязательств
В теории гражданского права сложилась определенная классификация обязательств:
1. По основаниям возникновения обязательств:
обязательства из договора и иных сделок;
обязательства из неправомерных действий;
обязательства из иных юридических актов.
Каждая из трёх групп детализируется, подвергается ещё большей детальной систематизации.
4. По иерархии обязательств:
Главные;
Зависимые.
5. По характеру исполнения:
Императивные (нужно чётко исполнить определенное действие (уплата дома));
Альтернативные (должник обязан совершить для кредитора одно из действий,
предусмотренных законом или договором);
Факультативные (должник обязан совершить в пользу кредитора конкретное
действие, но в праве изменить это исполнение иным заранее предусмотренным
предметом (п. 2, ст. 703 ГК)).
Факультативные отличаются от альтернативной полной определённостью, при этом кредитор
не вправе требовать замены исполнения. При невозможности исполнения факультативные
обязательства прекращаются.
3. Срок исполнения предусматривается в виде конкретной даты или дня, или периода
времени, в течение которого оно подлежит исполнению. В таком случае исполнение может
производиться в любой момент в пределах этого периода.
При невозможности точного установления срока исполнения обязательства подлежит
исполнению в разумный срок после его возникновения (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Разумный срок
определяется существом обязательства, может определяться обычаем.
Срок исполнения может быть определен моментом востребования (например, договор
хранения, банковского вклада). В этом случае должник обязан исполнить такое обязательство: в 7-
дневный срок с момента предъявления кредитора требования об его исполнении, если иное не
вытекает из законодательства, условия или существа самого обязательства, а также обычаев делового
оборота.
Досрочное исполнение обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не
вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа.
Просрочка в исполнении влечет ответственность должника за возникшие у кредитора
убытки, в том числе и за случайно (без его вины) наступившую в этот период невозможность
исполнения (например, в случае гибели вещи; п. 1 ст. 405). Если вследствие просрочки исполнение
утратило интерес для кредитора, он вправе отказаться от исполнения, взыскав понесенные при этом
убытки (это жесткие сроки).
Просрочка кредитора наступает в следующих случаях:
В случае отказа принять надлежащее исполнение;
При несовершении им определенных действий, без которых должник не мог исполнять
свое обязательство;
При отказе выдать расписку об исполнении, вернуть долговой документ или иным
надлежащим способом удостоверить приобретенное исполнение.
Согласно ст. 406 ГК РФ при просрочке кредитора должник вправе требовать возмещения
причинённых ему убытков, а по денежным обязательствам он освобождается от уплаты процентов за
время такой просрочки. В некоторых случаях должник может отказаться от реального исполнения.
Суброгация – это один из случаев уступки права, возникающий в силу закона и состоящий в
переходе новому кредитору требований в размере реально произведенной за них оплаты (например,
страхование).
Отличия суброгации от цессии:
1) Возникает в силу указанных в законе юридических фактов, а не по соглашению сторон;
2) Объём требования при суброгации ограничен фактически произведенной выплатой.
В остальном на суброгацию распространяются правила цессии.
25.04.2018г.
Прекращение обязательств в сделке
Прекращающие обязательства сделки могут быть:
1) Односторонними: -надлежащее исполнение, -зачёт встречного требования;
2) Двусторонние: -отступное, -новация, -прощение долга.
Неустойка
В соответствии со ст. 330 неустойка (штраф, пеня) – определённая законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, например, при просрочке исполнения.
Сущность неустойки заключается в том, что она создаёт угрозу имущественной невыгоды при
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.
Неустойка бывает:
1) Договорной – возникает в результате соглашения между должником и кредитором. Такое
соглашение должно быть совершено в письменном виде независимо от формы основного
обязательства. Несоблюдение формы влечет недействительность соглашения о неустойки;
2) Законной – согласно ст. 332 ГК РФ в случае законной неустойки кредитор вправе
требовать её уплаты независимо от того предусмотрена ли её обязанность соглашением
сторон. При этом размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон.
3) Исключительной – когда речь идёт о взыскании неустойки, а не убытков;
4) Альтернативной – когда по выбору кредитора могут быть взыскано либо неустойка, либо
убытки;
5) Зачётной – когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.
Поручительство
Согласно ст. 361, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредиторам
другого лица отвечать за исполнение этим лицом обязательства полностью или частично.
Договор поручительства может быть заключен в обеспечении как денежных, так и
неденежных обязательства, а также в обеспечении обязательства, которое возникнет в будущем.
Такой договор порождает личное обязательство лица, поэтому эффективность поручительства
зависит от личных качеств поручителя и его имущественного положения.
Поручительство может быть:
1) Договорным
2) Возникать на основании закона при наступлении указанных в законе обстоятельств,
например, при оплате покупателем товара по договору поставки товара для государственных нужд
государственный заказчик признается поручителем по такому обязательству покупателя.
В отношении поручительства участвуют 3 лица:
1. Должник по основному обязательству;
2. Кредитор по основному обязательству;
3. Поручитель, который принимает на себя обязательство отвечать своим имуществом
перед кредитором в случае, если основной должник не выполнит или ненадлежащим образом
выполнит своё обязательство.
Договор поручительства – двусторонняя сделка, сторонами которой выступают кредитор по
обеспечиванию обязательств и поручитель, поэтому действительность поручительства не зависит,
есть ли согласие должника на совершение этой сделки или нет.
Форма договора всегда письменная, её несоблюдение ведет к недействительности договора
(ст. 362 ГК РФ).
Особенности договора:
1. Договор является консенсуальным, односторонним, безвозмездным, но за
предоставление услуг поручитель может получить вознаграждение с должника, за которого он
ручается, а если должник и поручитель являются коммерческими организациями, поручитель обязан
получить с должника вознаграждение, поскольку дарение между коммерческими организациями
запрещено;
2. Так как поручительство – это договор, оно само может быть обеспечено залогом,
гарантией и иными способами исполнения обязательств;
3. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в
договоре поручительства имеется отсылка к договору, из которого возникла или возникнет в
будущем обеспечиваемое обязательство. В договоре поручительства, поручителем которого является
субъект предпринимательской деятельности (ИП и коммерческие организация), может быть указано,
что поручительство обеспечивает все существующие и/или будущее обязательство должника перед
кредитором в пределах определенной суммы;
4. В качестве поручителя могут выступать как физические, так и юридические лица. На
стороне поручителя может быть несколько лиц (сопоручителей), при этом согласно ч. 3 ст. 363 ГК
РФ лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не
предусмотрено договором поручительства. Если из соглашения между сопоручителями и
кредитором не следует иное сопоручители, ограничившие свою ответственность перед кредитором,
считаются обеспечившими основное обязательство каждый в своей части. Сопоручитель,
исполнивший обязательство, имеет право потребовать от других лиц, предоставивших обеспечение
основного обязательства совместно с ним, возмещения уплаченного, пропорциональное их участию
в обеспечении основного обязательства. От сопоручителей необходимо отличать лиц, которые
независимо друг от друга поручились за одного должника по разным договорам поручительства.
Такие поручители не становятся солидарно ответственными перед кредиторами;
5. Возможна конструкция перепоручительства, то есть третье лицо поручается перед
кредитором за исполнение обязательства поручителем, заключившим договор поручительства с
кредитором. Поручитель за поручителя отвечает перед кредитором в субсидиарном порядке, когда
основной поручитель не удовлетворит требования кредитора;
6. Поручительство всегда следует судьбе основного обязательства, поэтому для
возникновения поручительства помимо заключения договора поручительства необходимо
возникновение основного (обеспечиваемого) обязательства;
7. При неисполнении обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором
солидарно, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность.
Поручитель отвечает в том же объеме, что и должник;
8. При исполнении обязательства должник немедленно должен известить об этом
поручителя;
9. Объём ответственности поручителя может отличаться от объема основного долга,
например, при утрате существовавшего на момент возникновения поручительства основного
обязательства или ухудшения условий его обеспечения по обстоятельствам, зависевшим от
кредитора, поручитель освобождается от ответственности в той мере, в какой он мог потребовать
возмещения за счёт своего обеспечения, если докажет, что в момент заключения договора
поручительства он был вправе разумно рассчитывать на такое возмещение. Соглашение гражданина
с поручителем, устанавливающее иные последствия утраты обеспечения, является ничтожным.
Данная новелла ГК РФ является важнейшей гарантией интересов поручителя, поскольку в случае
исполнения своего обязательства он приобретает права кредитора по основному обязательству. Это
означает, что утрата или ухудшение условий обеспечения по обстоятельствам, зависевшим от
кредитора, не должны нарушать интересы поручителя.
Виды поручительства:
1. Поручительства, ограниченные сроком – поручитель может взять на себя
ответственность за исполнение должником обязательства, ограничив свою ответственность сроком;
2. Поручительства на срок – по нему поручитель принимает ответственность не просто за
исполнение обязательства главным должником, а за исполнение обязательства в срок;
3. Аваль – односторонняя абстрактная сделка, по которой некоторое лицо принимает на
себя простое и ничем не обусловленное одностороннее обязательство оплатить сумму векселя или
чека полностью или частично вместо иного лица уже обязанного к платежу по данному векселю или
чеку;
4. Делькредере – ручательство комиссионера (кому поручено) за исполнение третьим
лицом сделки, заключенной с ним за счёт комитента. За принятие такого ручательство комитент
обязан выплатить комиссионеру вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном договором
комиссии.
Независимая гарантия
Такое обязательство может быть дано любой коммерческой организации. Если лицо,
выдавшее , то к такой сделке не применяются правила о поручительстве.
Гарант принимает на себя по просьбе другого лица-приниципала обязательство уплатить
указанному третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с
условиями данного гаранта обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой
гарантией обязательства.
Субъектный состав:
1) Гарант – лицо, которое выдало документ (гарантию), содержащее обязательство
выплатить денежную сумму в случае предоставления бенефициаром писмьненного
требования об оплате;
2) Принципал – лицо, являющееся должником по обеспечиваемому обязательству;
3) Бенефициар – лицо, в пользу которого выдается гарантия.
Принципалами и бенефициарами могут быть как физические, так и юридические лица.
Выдача гарантии – односторонняя сделка, т.к. для ее совершения достаточно волеизъявления
гаранта.
Законом не предусмотрено обязательное заключение письменного заключения между
принципалом и гарантом, поэтому отсутствие письменного соглашения не несет недействительность
гарантии.
Главный юридический признак гарантии – независимость от основного обязательства, в
обеспечении которого она выдана.
Особенности гарантии:
Это всегда письменный документ
Ссылка на договор, предусматривающий выдачу гарантии
Максимальная денежная сумма, подлежащая выплате
Срок, на который дана гарантия
Задаток
Задаток (ст. 380 ГК РФ) – денежная сумма, которая даёт одна из сторон договора в счет
причитающихся с нее платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения.
Предметом задатка могут быть только деньги. Размер задатка определяется договором, но во
всех случаях он составляет только часть суммы платежей, которую должна уплатить сторона,
выдавшая задаток.
Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной
форме. При несоблюдении письменной формы наступает ответственность, предусмотренная ст. 162
ГК РФ. Также при нарушении правил о письменной форме и возникновении спора, является ли
сумма задатком, эта сумма считается авансом, если не доказано иное.
Задаток выполняет платёжную функцию (при исполнении договорных обязательств сумма
задатка засчитывается в счет платежей), доказательственную функцию (подтверждает факт
заключения договора), обеспечительную (штрафную) функцию.
Задаток не может обеспечивать исполнение договора, который считается заключенным с
момента их государственной регистрации, поэтому переданная сумма будет считаться авансом.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, выдавшая задаток, он остается у другой
стороны, а если ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне
двойную сумму задатка.
Потеря задатка лицом, давшим его, или выплата двойной сумму лицом получившим, не
прекращает само обязательство, если иное не предусмотрено в договоре.
Обеспечительный платёж
Согласно ст. 381 прим. 1 денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки
или оплатить неустойку в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее….., по
соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой
определённой денежной суммы.
Таким платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного
платежа засчитывается в счёт исполнения соответствующего обязательства. При ненаступлении в
предусмотренный договором срок обстоятельств или прекращения обеспечиваемого обязательства
платеж подлежит возврату.
Договором может быть предусмотрена обязанность соответствующей стороны дополнительно
внести или частично возвратить обеспечительный платёж при наступлении определённых
обстоятельств.
На сумму обеспечительного платежа не назначаются проценты, если иное не предусмотерно в
договоре.
Правила о таком платеже применяются в случаях, если в счёт обеспечения вносятся
подлежащие передаче по обеспечиваемому обязательству акции, облигации, иные ценные бумаги
или вещи, определенные родовыми признаками.
Залог
Согласно ст. 334 ГК РФ залог – это правоотношение, где кредитор (залогодержатель) имеет
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед
другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
Виды залога:
1. В зависимости от того, у кого находится предмет залога
- заклад, т.е. передача имущества залогодержателю
- залог (без передачи)
-твердый залог – имущество остается у залогодателя под замком и печатью
залогодержателя (кредитора), а также с наложением знаков, свидетельствующих о залоге
2. по предмету
- залог вещей в ломбарде
- ипотека
Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее собственника
или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено
отчуждение права без согласия указанных лиц.
Основания возникновения залоговых правоотношений может быть договор или закон.