Вы находитесь на странице: 1из 147

Негосударственное образовательное частное учреждение

высшего образования
Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»

Handbook
по дисциплине
«Современные проблемы
наследственного права»

Москва
2021
Содержание

Тема 1. Общие положения наследственного права .......................................................... 5


Вопрос 1. История возникновения и развития наследственного права. .................... 5
Вопрос 2. Развитие наследственного права в России. ................................................. 6
Вопрос 3. Понятие наследования и наследственного права и их значение. .............. 8
Вопрос 4. Предмет наследственного права, его принципы и метод, значение. ........ 9
Вопрос 5. Структура наследственного правоотношения........................................... 12
Вопрос 6. Содержание прав и обязанностей участников наследственного
правоотношения до и после открытия наследства, а также после приобретения
наследства. ...................................................................................................................... 15
Вопрос 7. Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного
правоотношения. ............................................................................................................ 17
Вопрос 8. Источники наследственного права. ............................................................ 18
Вопрос 9. Комплексный характер наследственного права. ....................................... 21
Вопрос 10. Принципы наследственного права. .......................................................... 22
Вопросы для самопроверки: ......................................................................................... 24
Литература по теме: ....................................................................................................... 26

Тема 2. Открытие наследства и призвание к наследству .............................................. 27


Вопрос 1. Понятие и основания открытия наследства. Понятие «открытие
наследства». Основания открытия наследства. .......................................................... 28
Вопрос 2. Установление времени открытия наследства. Способы определения
времени открытия наследства. Установление момента смерти гражданина.
Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина............................... 34
Вопрос 3. Объекты наследственного правоотношения. ............................................ 36
Вопрос 4. Субъекты наследственного права. .............................................................. 37
Вопрос 5. Наследственная правоспособность. ........................................................... 41
Вопрос 6. Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к
наследованию субъектов гражданского права. ........................................................... 43
Вопрос 7. Лица, призываемые в порядке «наследственной трансмиссии». ............ 44
Вопрос 8. Призвание к наследованию наследника, подназначенного в завещании.
......................................................................................................................................... 45
Вопрос 9. Призвание к наследованию по праву представления и по
завещательному отказу. ................................................................................................ 47
Вопрос 10. Отстранение лица от наследования. ......................................................... 48
Вопрос 11. Субъекты, участвующие в осуществлении и оформлении
наследственных правоотношений. ............................................................................... 52
Вопрос 12. Правомочия субъектов, причастных к оформлению и осуществлению
наследственных прав: нотариусов, должностных лиц местного самоуправления и
консульских учреждений Российской Федерации, управомоченных законом
совершать действия, связанные с оформлением наследственных прав. .................. 53
Вопрос 13. Правомочия лиц, способствующих возникновению и осуществлению
наследственных прав: свидетеля составления завещания, представителя
наследника, исполнителя завещания, отказополучателя, кредиторов
наследодателя, лиц, понесших расходы в связи со смертью наследодателя. .......... 55
Вопросы для самопроверки: ......................................................................................... 60
Литература по теме: ....................................................................................................... 62

2
Тема 3. Наследование по завещанию .............................................................................. 64
Вопрос 1. Понятие и правовая природа завещания. Юридическая природа
завещания. ...................................................................................................................... 64
Вопрос 2. Свобода завещания и случаи ее ограничения. Правила, ограничивающие
свободу завещания. ........................................................................................................ 67
Вопрос 3. Содержание завещания и назначение наследников. Завещательный отказ
и завещательное возложение, подназначение наследника в завещании. ................. 69
Вопрос 4. Порядок, особенности оформления завещательного отказа (легата),
завещательного возложения. ........................................................................................ 74
Вопрос 5. Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке.
......................................................................................................................................... 76
Вопрос 6. Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного
завещания, завещания, приравненного к нотариально удостоверенному,
завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах, закрытого завещания.
......................................................................................................................................... 79
Вопрос 7. Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие
завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика. ...... 83
Вопрос 8. Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность
завещания. ...................................................................................................................... 86
Вопросы для самопроверки: ......................................................................................... 90
Литература по теме: ....................................................................................................... 91

Тема 4. Наследование по закону ...................................................................................... 92


Вопрос 1. Понятие наследования по закону. .............................................................. 92
Вопрос 2. Отличие наследования по закону от наследования по завещанию. ........ 93
Вопрос 3. Основные положения наследования по закону. ........................................ 94
Вопрос 4. Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства. 95
Вопрос 5. Число очередей наследников по закону. Состав наследников,
призываемых в каждой очереди. .................................................................................. 97
Вопрос 6. Наследование по праву представления. ................................................... 100
Вопрос 7. Наследование усыновленными и усыновителями. ................................. 101
Вопрос 8. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества. .................................................................................................................... 103
Вопрос 9. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспособности. Доказательства,
подтверждающие нетрудоспособность иждивенца наследодателя. ....................... 104
Вопрос 10. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к
наследованию. Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя. .............................................................................................................. 105
Вопрос 11. Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями. ... 106
Вопрос 12. Правила доказывания гражданами своего субъективного права на
наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами при этом. . 107
Вопрос 13. Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц,
наследующих по закону. ............................................................................................. 114
Вопрос 14. Права супруга при наследовании. .......................................................... 119
Вопрос 15. Наследование выморочного имущества. ............................................... 122
Вопросы для самопроверки: ....................................................................................... 124
Литература по теме: ..................................................................................................... 127

3
Тема 5. Динамика наследственных отношений ............................................................ 129
Вопрос 1. Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия
наследства как субъективного гражданского права. Особенности принятия
наследства как сделки. ................................................................................................ 129
Вопрос 2. Порядок и сроки принятия наследства. Основания восстановления
срока, установленного для принятия наследства. .................................................... 131
Вопрос 3. Форма заявления о принятии наследства. ............................................... 134
Вопрос 4. Обязанности нотариуса, получившего заявление о принятии наследства.
Последствия принятия наследства. ............................................................................ 135
Вопрос 5. Особенности наследственного правопреемства при переходе права на
принятие наследства (наследственная трансмиссия). .............................................. 138
Вопрос 6. Приращение наследственных долей. ....................................................... 139
Вопрос 7. Право собственности на имущество, приобретенное в порядке
наследования. ............................................................................................................... 141
Вопрос 8. Правила совершения отказа от наследства. ............................................. 142
Вопрос 9. Запреты на отказ от наследства. Содержание заявления об отказе от
наследства. Юридические последствия отказа наследника от наследства. ........... 143
Вопросы для самопроверки: ....................................................................................... 145
Литература по теме: ..................................................................................................... 147

4
Тема 1. Общие положения наследственного права

Вопросы темы:
1. История возникновения и развития наследственного права.
2. Развитие наследственного права в России.
3. Понятие наследования и наследственного права и их значение.
4. Предмет наследственного права, его принципы и метод,
значение.
5. Структура наследственного правоотношения.
6. Содержание прав и обязанностей участников наследственного
правоотношения до и после открытия наследства, а также после
приобретения наследства.
7. Основания возникновения, изменения и прекращения
наследственного правоотношения.
8. Источники наследственного права.
9. Комплексный характер наследственного права.
10. Принципы наследственного права.

Вопрос 1. История возникновения и развития наследственного


права.

Институт наследования по закону известен человечеству со времен


существования семейно-родовых общин. В этот период исторического
развития вещи, предметы, использовавшиеся при жизни членом общины,
не являлись его частной собственностью. После смерти владельца они
переходили к его семье, роду или всей общине, зачастую без учета
близости родства с умершим.
Возникновение наследственного права связано с переходом от
присваивающего хозяйства к производящему хозяйству, с отменой
уравнительного распределения в общине, частным присвоением средств
и результатов производства, а также с ослаблением родоплеменных
связей и повышением значения семьи в жизни общества, так как члены
семьи умершего получили преимущественное право на имущество.
Постепенно сформировалось право собственности на
недвижимость, что было обусловлено переходом общин к оседлому
образу жизни, возникновением территориальных общин и поселений,
возникновением и развитием земледелия и скотоводства.
Стала учитываться личная воля наследодателя. Это, в частности,
проявилось при распределении наследодателем долей наследства между
детьми, избрании наследника путем усыновления, выделении
наследодателем части наследства в пользу церкви и др.

5
По вопросу о том, каким должно быть наследственное право,
идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них
не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к
поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал
социальной сущности наследования.

Вопрос 2. Развитие наследственного права в России.

Древней Руси XI – XII веков тоже было знакомо наследование по


завещанию и по закону, наследование по закону имело место, если не
было завещания. «Русская Правда» (XI век) – первый источник
древнерусского права, который регулировал наследственные
правоотношения, это первый письменный сборник норм феодального
права Киевской Руси.
Среди вещей, переходящих в порядке наследования, в Русской
Правде упоминается только движимое имущество, о землях не говорится
ни слова, земля в тот период не являлась объектом частной собственности
и переходить по наследству не могла.
Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, расширяется
путем включения в него племянников. Впоследствии институт
наследования по закону получил дальнейшее развитие, но развитию
наследования по завещанию законодатель практически не уделял
внимания.
Развитие института права собственности приводит во второй
половине XVII века к появлению термина «собственность». Законодатели
преимущественно занимаются вопросами регулирования права
собственности на недвижимое имущество, на землю. Длительный
процесс приравнивания правового режима к режиму вотчины закончился
в 1714 году.
В именном указе Петра I «О порядке наследования в движимых и
недвижимых имуществах» было установлено, что право распоряжениями
вотчинами и поместьями становиться совершенно одинаковым,
одинаковые принципы устанавливаются и для наследования вотчин и
поместий. Указ о единонаследии 1914 года в понятие недвижимое
имущество включает кроме вотчин и поместий также дворы и лавки. Это
свидетельствует о росте значения купечества и о приоритете их
имущественных прав для государства.
Феодальная собственность на землю продолжает оставаться
собственностью с ограниченным правом распоряжения имуществом.

6
В русском дореволюционном наследственном праве воля
наследодателя была законодательно ограничена, институт обязательной
доли отсутствовал. Интересы семьи охранялись с помощью института
родовых имуществ, выступившего в качестве своеобразного суррогата
обязательной доли. Суть этого института состояла в том, что родовые
имения не подлежали свободному распоряжению собственника ни по
завещанию, ни по дарению.
Совершенно иным образом наследственное право развивалось в
советский период. Первым декретом советской власти в области
наследственного права был декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об
отмене наследования». Наследственное право было признано
буржуазным институтом, частная собственность капиталистическим
пережитком, поэтому декрет от 27 апреля 1918 года установил новый
порядок наследования трудовой собственности.
Институт наследования был вновь введен в России декретом «Об
основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее
законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 года.
Право наследования было восстановлено в 1922 году в связи с
принятием первого советского Гражданского кодекса, который
кардинально отличался от дореволюционного законодательства о
наследовании. Было установлено две очереди наследников. При
отсутствии завещания к наследованию по закону призываются только
самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят
дети, супруг и родители наследодателя. Во вторую очередь – братья и
сестры умершего, его дед и бабка. Устанавливали эти нормы ввиду
близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а
соответственно и буржуазного института наследования.
Следующим этапом в развитии наследственного права в России
было принятие Гражданского кодекса РСФСР от 1 октября 1964 года
(раздел VII). Советское наследственное право к 1964 году шло по пути
постепенного расширения предоставляемой завещателю свободы
завещательных распоряжений.
По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт
наследования получил достаточно разработанную систему норм. Но
после 1991 года, когда Союз распался, и появились новые формы
собственности, различные хозяйственные общества и товарищества,
появился целый ряд проблем, связанных с наследованием.
Изменение экономических условий, утверждение частной
собственности граждан и всемерная ее защита со стороны государства
потребовали совершенствования законодательства о наследовании. В
связи с этим 1 марта в 2002 году была введена в действие часть третья
Гражданского Кодекса Российской Федерации – Раздел V
«Наследованное право», который содержит правила, регулирующие
наследственные правоотношения.

7
Новейшие изменения наследственного права отражают
развивающиеся сегодня социально-экономические отношения. Всё это
требует не только теоретического осмысления и объяснения норм
наследственного права в историческом развитии, но и критического
восприятия основных тенденций и анализа практических и теоретических
вопросов наследования.

Вопрос 3. Понятие наследования и наследственного права и их


значение.

Наследование – переход имущества и имущественных прав и


обязанностей умершего лица (наследодателя) к живым лицам
(наследникам) в порядке универсального правопреемства в неизменном
виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ).
Особенностью наследственного правопреемства является его
универсальность: все права умершего переходят как единое целое,
причем одновременно и без посредничества третьих лиц. В результате
правопреемства возникает наследственное правоотношение. Оно имеет
следующую структуру: объекты, субъекты, содержание (полномочия
наследников).
Значение наследования состоит в том, что оно:
1) является основанием возникновения права собственности на
чужое имущество;
2) гарантирует охрану частной собственности государством,
предусмотренную ст. 35 Конституции РФ, поскольку содержит
юридические гарантии правомерного осуществления перехода права
собственности от одного лица к другому;
3) стимулирует практическую деятельность физического лица по
приобретению права собственности на имущество, так как создает у него
уверенность в том, что нажитое имущество после его смерти перейдет
близким людям.

Понятие «наследственное право» употребляется в двух смыслах –


объективном и субъективном.
В объективном смысле наследственное право – это совокупность
норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего
гражданина другим лицам. Эти нормы образуют подотрасль
гражданского права.
В субъективном смысле наследственное право — это право лица
быть признанным к наследованию и его права на имущество после
принятия наследства.

8
Этапы наследования:
1) открытие наследства;
2) охрана наследства;
3) выражение наследником своего отношения к открывшемуся
наследству – принятие его или отказ от него;
4) вступление в наследство.

Вопрос 4. Предмет наследственного права, его принципы и


метод, значение.

Предметом наследственного права являются общественные


отношения, урегулированные нормами наследственного права. Предмет
отвечает на вопрос о том, что регулирует наследственное право.
Наследственное право является подотраслью гражданского права.
Предметом наследственного права выступают отношения, связанные с
переходом имущества умершего гражданина к другому лицу либо другим
лицам.
Метод наследственного права представляет собой систему
способов, приемов и средств воздействия на наследственные
правоотношения. Метод в свою очередь отвечает на вопрос о том, как
регулируются наследственные отношения.
В наследственном праве необходимо выделять следующие
принципы:
1. Универсальности наследственного правопреемства.
2. Свободы наследования.
3. Свободы завещания.
4. Тайны завещания.
5. Обеспечение прав и интересов обязательных наследников.
6. Охраны наследства.
7. Охраны наследственных прав.

Принцип универсальности наследственного правопреемства


закреплен в ст. 1110 ГК РФ, в которой говорится, что наследство
непосредственно от наследодателя переходит к другим лицам
(наследникам) в порядке универсального правопреемства, т. е. в
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Данный
принцип проявляется в том, что наследники становятся
правопреемниками наследодателя, т. е. замещают наследодателя во всех
правоотношениях, в которых участвовал наследодатель в отношении не
только вещей и имущественных прав, но также и иного имущества, в том
числе и обязанностей наследодателя, за исключением тех, которые носят
строго личный характер. Кроме того, акт принятия наследства
распространяется на всю наследственную массу, в том числе на ту часть
наследства, о которой наследник не знает.

9
Принцип свободы наследования заключается в том, что
собственник имеет возможность по своему выбору распорядиться
принадлежащим ему имуществом путем составления завещания,
определить круг наследников и распределить наследство между ними
либо лишить наследства некоторых или всех наследников, либо вообще
не делать завещательных распоряжений. В противном случае его
волеизъявление может быть признано недействительным по основаниям,
предусмотренным для недействительности сделок. Данный принцип
реализуется и в том, что наследники, призванные к наследованию,
самостоятельно и без какого-либо воздействия решают вопрос о
принятии наследства и отказе от него. В случае призвания к
наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник
может принять причитающееся ему наследство по одному из таких
оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Наследник
вправе и отказаться от наследства, при этом может указать другого
наследника, в пользу которого он отказывается.
Однако данная свобода не является абсолютной, так как свобода
наследования, как и некоторые другие права и свободы, может быть
ограничена законодательством, но только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства, согласно ч. 3
ст. 55 Конституции РФ, т. е. при условии, что ограничения носят
обоснованный и соразмерный характер.
Принцип свободы завещания закреплен в ст. 1119 ГК РФ,
согласно которой завещатель вправе по своему усмотрению завещать
имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников
в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также
включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами
ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.
Единственным ограничением свободы завещания являются правила
об обязательной доле в наследстве, которые служат границей действия
рассматриваемого принципа.
Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании,
совершении, об изменении или отмене завещания.
Принцип тайны завещания проявляется в том, что тайна
завещания – это принадлежащее гражданину нематериальное благо,
которое в силу п. 1 ст. 150 ГК РФ неотчуждаемо и непередаваемо и
подлежит защите в случае нарушения.

10
Исчерпывающий перечень лиц, являющихся субъектами
ответственности за разглашение тайны завещания, закреплен в ст. 1123
ГК РФ, согласно которой нотариус, другое удостоверяющее завещание
лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин,
подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия
наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его
совершения, изменения или отмены.
В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе
потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться
другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ст.
1123 ГК РФ.
Буквальное толкование ст. 1123 ГК РФ позволяет говорить о том,
что в случае нарушения тайны завещания только завещатель вправе
требовать компенсации морального вреда, и ответственность виновных
лиц возможна за сообщение любых сведений, касающихся завещания.
Принцип обеспечения прав и интересов обязательных наследников
является единственным ограничением конституционного права
наследования, которое установлено в целях защиты прав и законных
интересов членов семьи наследодателя. В соответствии с этим принципом
при наличии наследников по завещанию так называемые «обязательные»,
или «необходимые» наследники будут наследовать определенную
законную долю наследства согласно ст. 1146 ГК РФ.
Принцип охраны наследства и наследственных прав проявляется в
правилах об очередности призвания к наследованию, которыми
восполняется невыраженная законная воля наследодателя и в принятии
мер по охране наследства от противоправных посягательств и
распространяется на нотариусов и других должностных лиц,
принимающих участие в регулировании наследственных
правоотношений. Действие данного принципа находит свое выражение
при разделе наследственного имущества, возмещении за счет
наследственного имущества необходимых расходов, принятии мер к
охране и управлению наследственным имуществом и т. д. (например,
нотариус в соответствии с п. 2. ст. 1171 ГК РФ принимает меры по охране
наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких
наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления,
органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах
сохранения наследственного имущества).
Таким образом, применение принципов наследственного права
позволяет не только познавать смысл самого регулирования отношений,
опосредующих переход имущества умершего гражданина к другим
лицам, но и правильно толковать и применять конкретные правовые
нормы, а в необходимых случаях и совершенствовать их. Являясь
подотраслевыми, такие принципы базируются на фундаментальных
отраслевых принципах гражданского права и представляют собой их
конкретное выражение в сфере наследственного права.
11
Вопрос 5. Структура наследственного правоотношения.

Структура наследственного правоотношения – это совокупность


составляющих его элементов: субъектов, объектов, содержания
наследственного правоотношения.
Субъектами наследственных правоотношений являются
наследники, призванные к наследованию. Наследодатель субъектом
наследственных правоотношений не является. Его правоспособность
прекращается в момент смерти, одновременно прекращается
возможность выступать субъектом любого правоотношения. Завещание
не может быть оформлено частично или ограниченно дееспособным,
недееспособным гражданином. При наследовании по закону не важно,
являлся ли наследодатель дееспособным или нет (переданное наследство
открывается также после смерти психически больного человека).
Случаи, при которых претерпевает изменения субъектный состав
наследственных правоотношений:
 отказ от наследства;
 смерть наследника, который не успел принять наследство;
 подназначение наследника;
 призвание к наследованию лиц других очередей наследования.

Не зависимо от того, является человек дееспособным или нет,


частично или ограниченно дееспособным, граждане могут принять
наследство по завещанию или по закону.
Наследодателем по закону могут стать: дееспособные и
недееспособные граждане, лица, ограниченные в дееспособности судом.
Наличие (отсутствие) дееспособности у наследодателя не влияет на
содержание наследственного правоотношения (к моменту открытия
наследства). Основанием для призвания наследников и для открытия
наследства является смерть наследодателя, как юридический факт, а не
волевой акт. Наследство может открываться после смерти психически
нездорового человека, выступающего наследодателем.

12
В роли завещателя при наследовании по завещанию могут быть:
дееспособные граждане; лица, которые вступили в брак до достижения
брачного возраста согласно с особым разрешением (они наделены в
полном объеме дееспособностью и могут выступать завещателями);
эмансипированные лица. В правилах наследования к гражданам России
приравниваются лица без гражданства или иностранные граждане, если
иное не применяется в виде реторсии или не установлено
законодательством.
Юридические лица могут вступить наследство исключительно по
завещанию. Важно, чтобы организация, предприятие или компания на
день открытия наследства существовало как юридическое лицо.
Юридическое лицо, которое призывается к наследованию, должно быть
соответствующим образом зарегистрировано в органах юстиции.
Объект наследственного права является необходимым элементом
правоотношений в наследовании. Объектом наследственного
правоотношения на всех стадиях развития является наследство, или
«наследственная масса».
В состав наследства входят имущество, имущественные права и
обязанности. К наследству «привязаны» не только совокупность
материальных и нематериальных объектов, но и пассив, то есть все
оставшиеся после наследодателя долги. Права наследодателя составляют
актив наследства, его обязанности составляют пассив наследства.
Актив наследства составляют: предметы личного потребления,
обихода, жилой дом, виды недвижимого имущества, транспортные
средства, денежные вклады и ценные бумаги, исключительные и
корпоративные права и др.
В состав наследства не входят государственные награды, которых
был удостоен наследодатель и на которые распространяются законы
государства. В случае смерти награжденного лица, награды остаются у
ближайших родственников (при их отсутствии награды передаются
Управлению Президента РФ по государственным наградам). Иные
награды наследуются на общих основаниях.
Наследство – это права и обязанности, которые переходят
наследникам в порядке наследственного правопреемства:
1) права и обязанности, принадлежащие при жизни самому
наследодателю;
2) отдельные права по наследству переходить не могут (в
частности, право авторства);
3) права и обязанности по наследству могут переходить с
имущественным и с неимущественным содержанием;
4) переход некоторых прав и обязанностей, которые принадлежали
при жизни наследодателю, может быть ограничен или исключен в силу
прямого действия закона;
5) правовые образования, находящиеся на пути к субъективным
правам от правоспособности.
13
В состав наследства не входят права и обязанности, связанные с
личностью наследодателя (например, право на алименты, на возмещение
вреда, причиненного здоровью или жизни гражданина и др.). Договор
поручения прекращается смертью одной из сторон, возникшие в таком
договоре права и обязанности не переходят по наследству. Подобные
последствия возникают в договоре комиссии при смерти комиссионера, в
договоре безвозмездного пользования – в случае смерти гражданина-
ссудополучателя и др.
В состав наследства не входят личные неимущественные права,
такие как: деловая репутация, честь, достоинство и др. Они тесно связаны
с личностью обладателя, поэтому никаким способом непередаваемы и
неотчуждаемы. Наследник имеет преимущественное право на предметы
обихода и домашней обстановки, проживавший совместно с
наследодателем на день открытия наследства. Данные предметы он
наследует в счет своей наследственной доли.
Объектом наследования может выступать имущественный
комплекс, или предприятие. Для того, чтобы обеспечить
функционирование предприятия, закон дает преимущественное право
получения данного объекта в счет наследственной доли наследнику,
зарегистрированному на день открытия наследства в качестве
предпринимателя. Таким правом обладает коммерческая организация,
которая унаследовала данное предприятие по завещанию.
В состав наследства, согласно Гражданскому кодексу, входят
ограниченно оборотоспособные вещи (ядовитые и сильнодействующие
вещества, оружие, психотропные и наркотические вещества и др.). На
принятие этих вещей в наследство специального разрешения не
требуется. Для реализации права собственности наследник должен иметь
специальное разрешение. Если в получении такого разрешения было
отказано, право собственности наследника на данное имущество
прекращается. Наследнику передаются суммы, вырученные от
реализации этого имущества, за вычетом связанных с этими расходами.
Под содержанием наследственных правоотношений понимается
совокупность прав и обязанностей его участников. На первое место
выступает право наследника принять наследство, а корреспондирующей
обязанностью третьих лиц следует считать непричинение препятствий в
осуществлении наследником своего права. При принятии наследства
наследник становится участником самых различных правоотношений.
При принятии наследства наследник может быть обременен
обязанностью, переходящей вместе с наследуемом имуществом (уплата
долга в заемном обязательстве). Однако наследник имеет право
отказаться от вступления в данные правоотношения путем отказа от
наследства.

14
Вопрос 6. Содержание прав и обязанностей участников
наследственного правоотношения до и после открытия наследства,
а также после приобретения наследства.

Для полной характеристики наследственного правоотношения


необходимо выявить содержание данного правоотношения; определить
его субъектный состав; показать, что является объектом этого
правоотношения; установить основания его возникновения и
прекращения. Установим содержание наследственного правоотношения.
Под содержанием наследственного правоотношения понимают
совокупность субъективных прав и обязанностей субъектов
наследственного правоотношения.
Рассмотрим содержание наследственного правоотношения в
соответствии с наличием у каждого из субъектов данного
правоотношения субъективных прав и обязанностей.

1. Права завещателя.
Составление завещания – это сделка односторонняя, и завещатель
выступает в данной сделке как управомоченное лицо, то соответственно,
он наделяется определенным субъективным правом, а именно правом
распорядиться судьбой своего имущества на случай своей смерти, где
субъективное право – это есть юридически обеспеченная мера
возможного поведения управомоченного лица в сделке, которая состоит
из трех правомочий:
 Возможность собственного поведения – т.е. возможность
самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически
значимых действий. Таким образом, гражданин при жизни вправе
распорядиться своим имуществом на случай смерти по своему
усмотрению путем составления завещания, (т.е. завещать имущество
какое хочет, кому хочет, как хочет).
 Право требовать определенного поведения от других
(обязанных) лиц – данное правомочие распространяется в отношении
любых третьих лиц, которые не должны чинить препятствий завещателю
в осуществлении его воли, а также в отношении должностных лиц,
например, нотариуса, который в силу своих должностных обязанностей
должен удостоверить завещание, и т.д.
 Право на защиту своего субъективного права (например,
гражданин, составивший завещание вправе потребовать возмещения
морального вреда за разглашение тайны завещания).

2. Права наследника. Субъективное право наследника, как


управомоченного лица в наследственном правоотношении составляет
право на принятие наследства, право на наследство, право на отказ от
наследства.

15
Субъективное право наследника состоит из трех правомочий:
1) Возможность собственного поведения – т.е. право выбора у
наследника принять наследство или отказаться от него. Если наследство
принимается наследником, то он вправе распоряжаться им по своему
усмотрению.
2) Право требовать определенного поведения от других лиц.
Данному праву противостоит обязанность всех третьих лиц не чинить
препятствий в осуществлении этого права, а также обязанность
соответствующих лиц и органов, уполномоченных на то законом,
оказывать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого
права (например, нотариус по месту открытия наследства обязан принять
у наследника заявление о принятии наследства); органов,
уполномоченных на то законом, оказывать наследнику необходимое
содействие в осуществлении этого права (например, нотариус по месту
открытия наследства обязан принять у наследника заявление о принятии
наследства).
3) Право на защиту своего субъективного права.

В случае, если наследник принимает наследство, обремененное


долгами (обязанностями), то, приняв наследство, наследник занимает
место обязанного лица в обязательстве по отношению к кредитору
наследодателя, а соответственно обязан выполнить законные требования
такого кредитора (но лишь в пределах действительной стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества, а не своим личным
имуществом).
Смерть или объявление гражданина умершим порождают
определенные права и обязанности не только у наследников, но и в
некоторых случаях и у других лиц, причастных к отношениям
наследования. К их числу относят:
1) исполнитель завещания (лицо, назначенное самим завещателем,
которое принимает меры к исполнению воли завещателя, установленной
в завещании);
2) кредиторы и должники наследодателя;
3) отказополучатели;
4) нотариус, должностные лица органов исполнительной власти,
консулы.

Данные лица также могут быть участниками в наследственном


правоотношении наряду с наследниками.

16
Вопрос 7. Основания возникновения, изменения и прекращения
наследственного правоотношения.

Основаниями возникновения, изменения и прекращения


наследственного правоотношения являются юридические факты, т.е.
обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение и
прекращение наследственного правоотношения.
Юридические факты в зависимости от наличия или отсутствия
волевого элемента подразделяются на события (смерть наследодателя) и
действия (принятие наследства, отказ от наследства и т.д.). К фактам
состояниям относится степень родства наследника с наследодателем.
Основаниями наследования выступают завещание и закон.
Юридическими фактами возникновения наследования по
завещанию являются:
 совершение завещания наследодателем;
 смерть наследодателя;
 открытие наследства;
 принятие наследства.

Завещание представляет собой:


 личное распоряжение гражданина своим имуществом на случай
смерти, сделанное в установленном законом порядке;
 сам документ, которым оформляется это распоряжение.

По юридической природе завещание является односторонней


сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Односторонней считается сделка, для совершения которой в
соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.
Сторонами завещания являются завещатель (наследодатель), с
одной стороны, наследник (наследники) – с другой.
В связи с тем, что завещание является односторонней сделкой, для
него применяются общие положения об обязательствах и о договорах
постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему
характеру и существу сделки (ст. 156 ГК РФ).
Завещание, являясь выражением воли наследодателя, должно быть
совершено им лично, а именно: завещание должно быть подписано
только наследодателем.

17
Юридическими фактами возникновения наследования по
закону являются:
 смерть наследодателя;
 наличие определенного состояния у наследника (степень
родства);
 относимость степени родства наследника к определенной
очередности наследников, призываемых к наследованию.

Вопрос 8. Источники наследственного права.

Непротиворечивый характер системы источников наследственного


права является существенным условием для выделения совокупности
норм, регулирующих вопросы наследования, в качестве самостоятельной
подотрасли в системе российского законодательства.
Источники наследственного права представляют собой
нормативно-правовые акты, содержащие правила, регулирующие
общественные отношения, складывающиеся в сфере наследования.
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской
Федерации, в частности, находится гражданское законодательство,
составляющей которого является законодательство о наследовании, и,
таким образом, важнейшие вопросы наследования регулируются на
федеральном уровне.
Комплексный характер наследственного права определяет
включение в систему его источников норм, относящихся к различным
отраслям права: конституционного, гражданского, нотариального,
налогового, семейного, земельного и пр.
Конституция РФ как основной нормативный правовой акт в
правовой системе страны закрепляет основные принципы, на которых
базируется законодательство государства, в том числе регулирующее
вопросы наследования: равенство всех перед законом и судом,
недопустимость осуществления прав и свобод с нарушением прав и
свобод других лиц, признание и равная защита частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности; право каждого иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами; недопустимость
лишения имущества иначе как по решению суда; неприкосновенность
частной жизни, личной и семейной тайны; свобода владения, пользования
землей и другими природными ресурсами, если это не наносит ущерба
окружающей среде или не нарушает прав и законных интересов иных лиц,
гарантированность наследования и т.д.

18
Основой системы источников наследственного права является ГК
РФ. Вопросам наследования специально посвящен Раздел V
«Наследственное право» Кодекса. Однако отдельные аспекты
наследования регулируются и иными нормами Кодекса, закрепляющими
правила наследственного преемства в отношении определенных видов
имущества или имущественных прав.
Так, п. 2 ст. 78 ГК РФ определяет права наследника умершего
участника полного товарищества; п. 6 ст. 93 закрепляет особенности
наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью наследниками умершего участника общества, ст. 581
регулирует вопросы наследования при обещании дарения; п. 2 ст. 617 ГК
РФ предусматривает особенности наследования прав и обязанностей
арендатора по договору аренды недвижимого имущества.
В пункте 2 ст. 1110 ГК РФ установлено, что наследование
регулируется не только Кодексом, но и другими законами, а в случаях,
предусмотренных законом, иными правовыми актами. Но при этом
нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны
соответствовать положениям Кодекса (п. 2 ст. 3 ГК РФ).
Среди кодифицированных законов, регулирующих вопросы
наследственного права, следует назвать: «Земельный кодекс Российской
Федерации», «Семейный кодекс Российской Федерации», «Налоговый
Кодекс Российской Федерации» и «Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации».
Нормы наследственного права также содержатся и в федеральных
законах, например: от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», от 11 июня
2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», от 24 июля
2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», от 30 декабря 2004 г. №215-ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах», от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле», от 8 февраля 1998 г. №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 13 декабря
1996 г. №150-ФЗ «Об оружии», в Основах законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1.

19
В соответствии с п. 6 ст. 3 ГК РФ кроме законов в прямо
предусмотренных ими случаях регулирование вопросов наследования
допускается и подзаконными актами: Указами Президента РФ,
постановлениями Правительства РФ, актами министерств и ведомств.
Среди постановлений Правительства РФ по вопросам наследования
следует назвать постановления от 27 мая 2002 г. №350 «Об утверждении
предельного размера вознаграждения по договору хранения
наследственного имущества и договору доверительного управления
наследственным имуществом» и от 27 мая 2002 г. №351 «Об утверждении
Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные
средства в банках».
В регулировании процедуры удостоверения завещания и
совершения иных действий, связанных с реализацией гражданами их
наследственных прав, следует опираться на приказы Минюста России от
10 апреля 2002 г. №99 «Об утверждении форм реестров для регистрации
нотариальных действий, нотариальных свидетельств и
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых
документах» и от 15 марта 2000 г. №91 «Об утверждении Методических
рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий
нотариусами Российской Федерации».
В силу того, что для реализации наследственных прав граждан
огромное значение имеет деятельность нотариата – негосударственного
независимого института, выполняющего от имени Российской
Федерации важнейшую публичную государственную функцию – защиту
прав и свобод граждан и организаций, акты, регламентирующие
нотариальную деятельность, также следует считать источниками
наследственного права. Некоторые из них мы уже упоминали. Среди
нормативных актов, регулирующих деятельность нотариусов по
обеспечению и защите наследственных прав граждан, особое место
занимают акты, принятые органами нотариального самоуправления, в
частности Федеральной нотариальной палатой. В качестве примера
следует назвать Методические рекомендации по оформлению
наследственных прав, утвержденные решением правления Федеральной
нотариальной палаты (протокол от 27–28 февраля 2007 г. №02/07).
Международные договоры РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права также являются источниками
наследственного права.
Статья 15 Конституции РФ закрепляет, что общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ
являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.

20
Если международным договором не урегулированы те или иные
вопросы наследования – государство свободно в определении норм о
наследовании, в частности, самостоятельно определяет принципы
наследственного правопреемства, круг наследников по закону и по
завещанию, порядок и условия призвания их к наследованию.
Отдельные вопросы наследования регулируются международными
договорами и конвенциями, в частности Конвенцией о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(Минск, 22 января 1993 г.).
С точки зрения теории, права не являются прямыми источниками,
но имеют существенное значение для практики толкования норм права и
обеспечения единства правоприменения акты высших судебных органов
России.

Вопрос 9. Комплексный характер наследственного права.

В современном правоведении термин «наследственное право»


обозначает главным образом ту совокупность норм права, которую в
наиболее общем виде можно определить как регулирующую
возникновение и осуществление наследственных и некоторых иных тесно
связанных с ними отношений.
Этот термин можно употреблять в нескольких аспектах:
наследственное право: как комплексная отрасль права, как наука, как
учебная дисциплина.
Для уяснения сущности наследственного права рассмотрим
важнейшие критерии, по которым оно обособляется в системе права РФ
– предмет правового регулирования наследственного права и метод,
посредством которого оно воздействует на общественные отношения,
входящие в его предмет.
В наследственном праве, как подотрасли гражданского права
используется метод универсального правопреемства на базе
общеотраслевого метода юридического равенства сторон. Комплексность
наследственного права как подотрасли права характеризуется тем, что
нормы наследственного права носят комплексный характер, т.е. содержат
и нормы других отраслей права, это сформировавшаяся подотрасль права,
представляющая собой совокупность правовых норм, которыми
устанавливается система и регулируются наследственные отношения.
Таким образом, наследственное право это подотрасль гражданского
права, которая представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения по переходу имущества
умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

21
Особенности отдельных видов общественных отношений,
входящих в предмет наследственного права, в свою очередь,
предопределяют их внутреннюю структурную дифференциацию и
обусловливают существование в рамках подотрасли соответствующих
правовых институтов: наследование по завещанию, наследование по
закону и др.
Объективная природа системы права, не означает, что законодатель
не может на нее повлиять. Он может вносить в систему права известные
коррективы, изменения (например, выделить, осознав потребность в
этом, ту или иную отрасль права, или, наоборот, объединив их,
установить тот или иной институт, принять те или иные нормы, акты и
т.д.)
В качестве средств, с помощью которых можно решить проблему
совершенствования законодательства, должны быть использованы
систематизация законодательства, которая позволит минимизировать
юридические коллизии в данной области; эффективность системы права
достигается тогда, когда она отражает потребности общественного
развития и четко выполняет функции и задачи в обеспечении правового
регулирования.

Вопрос 10. Принципы наследственного права.

Наследственному праву как подотрасли гражданского права


должны быть присущи только ему свойственные принципы. Собственное
значение подотраслевых принципов состоит в том, что они в дополнение
к отраслевым гражданско-правовым принципам выражают особенности
той или иной подотрасли.
Принципы наследственного права способствуют устранению
проблем и архаизмов в нормах законодательства о наследовании,
определению направления развития и совершенствования
наследственного права. Более того, наличие таких принципов служит
своего рода лакмусовой бумажкой, позволяющей утверждать, есть ли
достаточные основания для вычленения данной совокупности правовых
норм в качестве относительно самостоятельного подразделения отрасли
гражданского права или их нет.
Если такие принципы есть, то налицо самостоятельное
подразделение отрасли права.
Принципами наследственного права признаются
основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем
законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется
государственное регулирование общественных отношений в сфере
наследственного права.

22
В наследственном праве выделяют следующие принципы:
 принцип универсального наследственного правопреемства;
 принцип свободы завещания;
 принцип обеспечения прав и интересов необходимых
наследников;
 принцип учета не только действительной, но и предполагаемой
воли наследодателя;
 принцип свободы выбора наследников;
 принцип охраны наследства от чьих бы то ни было
противоправных или безнравственных посягательств.

Принцип универсального правопреемства заключается в том,


что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим
лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.
Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности.
Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не
разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить
кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а
также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание.
Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена
невозможностью наследования права получения процентов
перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с
имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и
некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и
целям организации.
Принцип обеспечения прав необходимых наследников также
ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что
завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого
наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц,
признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние,
иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил
наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в
судебном порядке. При признании недостойными необходимых
наследников они лишаются обязательной наследственной доли.
Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой
воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников.
Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не
все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет
распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.
Учет предполагаемой воли наследодателя проявляется также в
правиле о приращении наследственных долей. Правило действует, когда
наследодатель не указал в завещании наследника на случай, если
основной наследник отпадет. Наследственная доля отпавшего наследника
распределяется так, как если бы ею распорядился сам наследодатель.

23
Принцип охраны наследства от чьих бы то ни было
противоправных или безнравственных посягательств воплощается в
системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и
порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов,
раздела имущества между наследниками и др.
Охранительные принципы наследственного права включают в себя
два принципа:
 первый принцип предполагает охрану: основ правопорядка и
нравственности; интересов наследодателя и наследников, интересов
других физических и юридических лиц. физических и юридических лиц;
 второй принцип заключается в охране наследства от
посягательств. В соответствии с этим принципом нормы закона
обеспечивают: раздел наследственного имущества согласно завещанию
или нормам закона; охрану и управление наследством; возмещение
расходов по охране и управлению имуществом.

Вопросы для самопроверки:


1. С какого момента человечеству стал известен институт
наследования по закону?
2. К кому после смерти владельца переходили вещи во времена
существования семейно-родовых общин?
3. С чем связано возникновение наследственного права?
4. Чем обусловлено формирование права собственности на
недвижимость?
5. В каких вопросах учитывалась личная воля наследодателя?
6. Назовите первый источник древнерусского права, который
регулировал наследственные правоотношения.
7. Чем был вновь введен институт наследования в России (1922
год)?
8. Сколько очередей наследников было предусмотрено в ГК
РСФСР 1922 году? Кто к ним относился?
9. С чем связана потеря актуальности действия ГК РСФСР 1964
года?
10. Где содержатся правила, регулирующие наследственные
правоотношения? Когда введена в действие данная норма?
11. Что такое наследование?
12. Что является особенностью наследственного правопреемства?
13. В чем состоит значение наследования?
14. Что такое наследственное право?
15. Перечислите этапы наследования?
16. Что является предмет наследственного права?
17. Что представляет собой метод наследственного права?
18. Перечислите принципы наследственного права и кратко
опишите каждый.
19. Что является ограничением свободы завещания?
24
20. На что имеет право завещатель в случае нарушения тайны
завещания?
21. Что такое структура наследственных правоотношений?
22. Почему наследодатель не будет являться субъектом
наследственных правоотношений?
23. Что такое объект наследственного права?
24. Что не входит в состав наследственных правоотношений?
25. Что понимается под содержанием наследственных
правоотношений?
26. Что понимается под содержанием наследственного
правоотношения?
27. Что относится к правам завещателя?
28. Что относится к правам наследника?
29. Как протекают правоотношения, когда если наследник
принимает наследство, обремененное долгами (обязанностями)?
30. У каких лиц возникают определенные права и обязанности в
случае смерти или объявления гражданина умершим?
31. Что является основаниями возникновения, изменения и
прекращения наследственного правоотношения?
32. На что подразделяются юридические факты?
33. К юридическим фактам возникновения наследования по
завещанию будут относится …?
34. Кто будет являться сторонами завещания? Какой будет
являться эта сделка?
35. К юридическим фактам возникновения наследования по закону
будут относится …?
36. Что представляют собой источники наследственного права?
37. Основой системы источников наследственного права являются
…?
38. Перечислите кодифицированные законы, регулирующие
вопросы наследственного права.
39. Что закрепляет ст. 15 Конституции РФ относительно
международных договоров?
40. Являются ли толкования норм права и акты судебных органов
источником наследственного права в Российской Федерации
41. Что в современном правоведении обозначает термин
наследственное право?
42. Какой метод используется в наследственном праве как
подотрасли гражданского права?
43. Каких правовых институтов обуславливает существование
особенностей отдельных видов общественных отношений?
44. Может ли законодатель повлиять на систему наследственного
права?
45. Какие средства совершенствования законодательства должны
быть использованы?
25
46. В чем заключается принцип универсального наследственного
правопреемства?
47. В чем заключается принцип свободы завещания?
48. В чем заключается принцип обеспечения прав и интересов
необходимых наследников? Принцип свободы выбора наследников?
49. В чем заключается принцип учета не только действительной,
но и предполагаемой воли наследодателя?
50. В чем заключается принцип охраны наследства от чьих бы то
ни было противоправных или безнравственных посягательств?

Литература по теме:

1. Белов, В.А. Наследственное право: учебник для бакалавриата и


магистратуры / М.С. Абраменков, А.Г. Сараев; ответственный редактор
В.А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 346 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-08809-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/
2. Трубников К.Д., Мокрова А.А. К вопросу об источниках и
принципах наследственного права // E-Scio. 2020. №1 (40). URL:
https://cyberleninka.ru/

26
Тема 2. Открытие наследства и призвание к наследству

Вопросы темы:
1. Понятие и основания открытия наследства. Понятие «открытие
наследства». Основания открытия наследства.
2. Установление времени открытия наследства. Способы
определения времени открытия наследства. Установление момента
смерти гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти
гражданина.
3. Объекты наследственного правоотношения.
4. Субъекты наследственного права.
5. Наследственная правоспособность.
6. Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к
наследованию субъектов гражданского права.
7. Лица, призываемые в порядке «наследственной трансмиссии».
8. Призвание к наследованию наследника, подназначенного в
завещании.
9. Призвание к наследованию по праву представления и по
завещательному отказу.
10. Отстранение лица от наследования.
11. Субъекты, участвующие в осуществлении и оформлении
наследственных правоотношений.
12. Правомочия субъектов, причастных к оформлению и
осуществлению наследственных прав: нотариусов, должностных лиц
местного самоуправления и консульских учреждений Российской
Федерации, управомоченных законом совершать действия, связанные с
оформлением наследственных прав.
13. Правомочия лиц, способствующих возникновению и
осуществлению наследственных прав: свидетеля составления завещания,
представителя наследника, исполнителя завещания, отказополучателя,
кредиторов наследодателя, лиц, понесших расходы в связи со смертью
наследодателя.

27
Вопрос 1. Понятие и основания открытия наследства. Понятие
«открытие наследства». Основания открытия наследства.

Наследственное правоотношение возникает с момента смерти


гражданина. Когда гражданин умирает, появляется право других лиц
(наследников умершего) принять наследство или отказаться от него (см.
ст. ст. 1152 – 1175 ГК РФ и соответствующий комментарий). Этот момент
– момент смерти наследодателя – традиционно именуется моментом
открытия наследства. До смерти гражданина ему принадлежат вещи на
праве собственности или на ином вещном праве, он имеет какие-то права
по отношению к третьим лицам (может что-то требовать от третьих лиц),
перед кем-то он несет обязанности. Когда гражданин умирает, остается
его имущество (вещи, права, обязанности), но нет субъекта, нет того,
кому принадлежат эти вещи и права, того, кто несет обязанности перед
третьими лицами. Это имущество ждет наследников. Потому и говорят,
что со смертью гражданина открывается наследство.
С правовой точки зрения объявление гражданина умершим
приравнивается к его смерти. Объявление гражданина умершим
требуется в тех случаях, когда он длительное время отсутствует и
неизвестно, где находится. Но ведь есть имущество (вещи), ему
принадлежащее, перед кем-то он несет обязанности, от кого-то он вправе
что-либо требовать. Таким образом, существует правовая
неопределенность. С тем чтобы устранить ее, и производится объявление
гражданина умершим, для того чтобы открылось наследство и в конечном
счете указанное имущество, условно говоря брошенное (или «упавшее»),
обрело субъекта (наследника). Правила об объявлении гражданина
умершим содержатся в ст. 45 ГК РФ. Здесь установлено, что гражданин
может быть объявлен умершим:
1) если на месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания в течение пяти лет;
2) если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая, нет сведений о месте его пребывания
в течение шести месяцев;
3) военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в
связи с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее
чем через два года со дня окончания военных действий.

Объявление гражданина умершим производится в судебном


порядке (более подробно см. ст. ст. 42, 45 ГК РФ). Объявление
гражданина умершим отнюдь не означает, что он действительно умер.
Это лишь презумпция (предположение). Если он долго отсутствует и о
нем нет никаких сведений, то, возможно, он умер. Но гражданин может
быть и жив. И в случае его явки или обнаружения места его пребывания
суд отменяет решение об объявлении этого гражданина умершим.
28
По общему правилу ему возвращается сохранившееся имущество,
которое безвозмездно перешло к кому бы то ни было после объявления
гражданина умершим (см. ст. 46 ГК РФ). От объявления гражданина
умершим следует отличать установление факта смерти лица в
определенное время и при определенных обстоятельствах. Установление
такого факта производится судом по правилам, установленным
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее –
ГПК РФ, ГПК) (ст. ст. 262 – 268). В отличие от объявления гражданина
умершим, базирующегося на предположении смерти, в данном случае
(при установлении факта смерти в определенное время и при
определенных обстоятельствах) констатируется тот факт, что гражданин
умер.
В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается
место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает;
местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их
законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. В
случае неправильного определения места открытия наследства возможна
ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у
разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в
свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и
законных интересов отдельных наследников.
Место последнего постоянного жительства наследодателя может
быть подтверждено одним из следующих документов:
 справкой жилищно-эксплуатационной организации;
 справкой органа местного самоуправления;
 справкой с места работы умершего о месте его жительства;
 справкой адресного бюро (ранее – о прописке, в настоящее
время – о регистрации гражданина по месту его жительства);
 справкой жилищного либо жилищно-строительного
кооператива;
 выпиской из домовой книги;
 справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до
призыва на воинскую службу;
 справкой органа социальной защиты населения о том, по какому
адресу доставлялась пенсия наследодателю;
 решением суда об установлении факта места открытия
наследства.

29
Местом открытия наследства является именно постоянное (не
временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и
проживал значительное время вне места постоянного жительства.
Порядку определения места открытия наследства посвящены п. п. 6, 7
Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав,
утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты
от 27 – 28 февраля 2007 г. Местом жительства гражданина могут являться:
жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные
дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда,
специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для
инвалидов, ветеранов и др.), иное жилое помещение, в котором
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве
собственника, по договору найма , договору аренды либо на иных
основаниях, предусмотренных законодательством (ст. 2 Закона РФ от 25
июня 1993 г. №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации». Для подтверждения места открытия наследства
нотариусу представляются документы, выданные органами
регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя
по месту жительства. В городах, поселках, сельских населенных пунктах,
закрытых военных городках, а также в населенных пунктах,
расположенных в пограничной полосе или закрытых административно-
территориальных образованиях, в которых имеются территориальные
органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,
органами регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации являются
территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, в остальных населенных пунктах — местная
администрация (ст. 4 Закона о праве граждан на свободу передвижения).
Место последнего постоянного или преимущественного жительства
наследодателя может быть установлено судом. Если наследодатель на
момент смерти постоянно или преимущественно проживал в жилом
помещении, в котором он был зарегистрирован по месту пребывания,
сохранив при этом регистрацию по месту жительства по другому адресу,
наследство открывается по месту жительства наследодателя, если факт
места открытия наследства по месту пребывания наследодателя (или факт
постоянного или преимущественного проживания наследодателя по
месту пребывания) не установлен в судебном порядке.

30
Нотариус, открывший наследственное дело по месту пребывания
наследодателя, установленному судом, извещает об этом нотариуса,
ведущего наследственные дела по месту последнего места жительства
наследодателя (при отсутствии сведений о нотариусе, которому должна
быть направлена информация, извещается территориальный орган
Росрегистрации). В случаях, когда место жительства наследодателя
неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту
пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения
наследственного имущества. При установлении факта заведения на одно
и то же наследство нескольких наследственных дел (например, по месту
жительства наследодателя и по месту нахождения наследственного
имущества) наследственные дела, заведенные с нарушением принципа
приоритетности, установленного комментируемой статьей, должны быть
переданы по принадлежности нотариусу, в чью компетенцию входит
ведение конкретного наследственного дела. Например, при заведении на
одно наследство наследственного дела по месту нахождения движимого
и недвижимого наследственного имущества наследственное дело,
заведенное по месту нахождения движимого наследственного имущества,
передается по подведомственности нотариусу, которым заведено
наследственное дело по месту нахождения недвижимого наследственного
имущества.
Порядок государственной регистрации по месту жительства
определен Приказом Федеральной миграционной службы РФ от 20
сентября 2007 г. №208 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации». После смерти солдат, матросов, сержантов, старшин,
проходивших военную службу по призыву, местом открытия наследства
признается то место, где они постоянно проживали до призыва (п. 23
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за
регистрацию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17
июля 1995 г. №713). После смерти гражданина, проживавшего на
территории монастыря, храма, другого культового здания, местом
открытия наследства считается место нахождения соответствующего
здания, если наследодатель был зарегистрирован в нем по месту
жительства. При решении вопроса о месте открытия наследства после
осужденных, умерших в местах лишения свободы, следует учитывать,
что граждане, осужденные к лишению свободы, снимаются с
регистрационного учета по месту жительства на основании вступившего
в законную силу приговора суда. Если определить место открытия
наследства по правилам комментируемой статьи невозможно, место

31
открытия наследства устанавливается в судебном порядке (гл. 28 ГПК
РФ).
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего
имуществом на территории РФ, находилось на территории иностранного
государства, место открытия наследства определяется на основании
международных договоров Российской Федерации, в том числе на
основании двустороннего договора России и соответствующего
иностранного государства (ст. 1186 ГК). При отсутствии международного
договора место открытия наследства, осложненного иностранным
элементом и включающего в свой состав недвижимое имущество,
расположенное на территории РФ, определяется в соответствии с
нормами ст. 1224 ГК РФ. При отсутствии международного договора
решение вопроса о месте открытия наследства, включающего в свой
состав находящееся на территории России движимое имущество, если
наследодатель имел последнее место жительства за пределами
Российской Федерации, возможно как в соответствии со ст. 1224 ГК РФ
(п. 1) –по месту, где наследодатель имел последнее место жительства, так
и в соответствии с комментируемой статьей (абз. 2) – по месту, где
находится наследственное имущество. Во избежание спорных ситуаций
при заведении в рассматриваемом случае наследственного дела
российским нотариусом он уведомляет об этом компетентные органы
иностранного государства, в котором наследодатель имел последнее
место жительства. В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
заключенной в г. Минске 22 января 1993 г., производство по делам о
наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения
Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место
жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам
о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения
Договаривающейся Стороны, на территории которой находится
имущество. При этом право наследования движимого имущества
определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на
территории которой наследодатель имел постоянное место жительства.
Наследование же недвижимого имущества определяется по
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой
находится это имущество.
Статья 1116 ГК РФ определяет перечень лиц, которые могут
призываться к наследованию. К ним относятся:
1) граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а
также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после
открытия наследства (по закону или по завещанию);
2) юридические лица, существующие на день открытия
наследства;
3) субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования, Российская Федерация (по закону или по завещанию).
32
Статья допускает призвание к наследованию не только граждан,
находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и зачатых при
жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства,
в ней также содержатся правила, обеспечивающие защиту прав и
законных интересов таких наследников. Согласно ст. 1166 ГК РФ при
наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (будущего субъекта
наследственных правоотношений) раздел наследства может быть
осуществлен только после рождения такого наследника. Поскольку на
момент открытия наследства неизвестно, родится ли ребенок живым, до
момента его рождения приостанавливаются как выдача свидетельства о
праве на наследство, так и раздел наследственного имущества (см.
комментарий к ст. 1166 ГК).
До вступления в силу Федерального закона от 29 ноября 2007 г.
№281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации» субъекты Федерации и муниципальные
образования могли быть наследниками только по завещанию. В случае
перехода в порядке наследования выморочного имущества к государству
субъектом принятия наследства являлась Российская Федерация. При
этом большая часть жилых помещений с точки зрения распределения
полномочий между Российской Федерацией, субъектами Федерации и
муниципальными образованиями сосредоточена именно на
муниципальном уровне (полномочия по распределению социального
жилья, в сфере управления домами и т.д.). На федеральном уровне в
основном сосредоточены полномочия в отношении жилых помещений,
входящих в государственный жилищный фонд, предназначенных для
предоставления отдельным категориям граждан. Кроме того, в настоящее
время сложилась достаточно сложная ситуация относительно
обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма
граждан, нуждающихся в жилье. Согласно Федеральному закону от 29
декабря 2004 г. №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 г.,
сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых
помещений по договорам социального найма. По существу, на практике
бремя несения обязательств по обеспечению этих граждан жилыми
помещениями легло на муниципальные образования, а количество таких
граждан существенно. При этом ст. 49 ЖК РФ исходя из приведенного
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» перечня вопросов местного значения, возложила решение
вопроса об обеспечении малоимущих граждан жилыми помещениями,
предоставляемыми по договорам социального найма, именно на
муниципальные образования за счет жилых помещений муниципальных
жилищных фондов.

33
Таким образом, возникла необходимость решения вопроса
относительно судьбы жилых помещений, являющихся выморочным
имуществом, путем передачи права собственности на них к
муниципальным образованиям, что и было установлено вышеназванным
Законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ и повлекло внесение изменений в
п. 2.

Вопрос 2. Установление времени открытия наследства.


Способы определения времени открытия наследства. Установление
момента смерти гражданина. Документы, подтверждающие факт и
день смерти гражданина.

Время открытия наследства имеет важное практическое значение.


Временем открытия наследства является день смерти наследодателя.
Дата, на которую приходится день смерти человека, оставившего
наследство, является определяющей для решения вопросов о том, какое
законодательство является применимым (например, если наследство до 1
марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в
собственность государства, применяются правила Раздела V части
третьей ГК РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. (ст. 6 Вводного
закона к части третьей ГК РФ); на какую дату определяется состав
наследственного имущества и каков круг лиц, которые призываются к
наследованию, а также многих других вопросов.
Время открытия наследства имеет значение также при определении
размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на
наследство.
День смерти наследодателя устанавливается на основании
медицинского заключения, констатирующего смерть человека. При
объявлении гражданина умершим днем его смерти считается день
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина
умершим.
Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о
смерти, выданным органом, уполномоченным производить
государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Свидетельство о смерти на территории РФ выдается органом записи актов
гражданского состояния или органом местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого отсутствует орган
загса. В случае смерти гражданина РФ за пределами Российской
Федерации – консульским учреждением РФ (ст. ст. 3 – 5, 67 – 68
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния». В случае объявления судом гражданина
умершим, что влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть
гражданина, документом, подтверждающим факт смерти, также является
свидетельство о смерти, выдаваемое уполномоченным органом на
основании решения суда (ст. 1113 ГК РФ; п. 2 ст. 67 Закона об актах
34
гражданского состояния). В случае открытия наследства в день
предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в
течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда
об объявлении его умершим. Акты гражданского состояния,
совершенные по религиозным обрядам до образования или
восстановления органов загса, приравниваются к актам гражданского
состояния, совершенным в органах загса в соответствии с действовавшим
на момент их совершения законодательством, и не требуют последующей
государственной регистрации (п. 3 ст. 3 Закона об актах гражданского
состояния).
Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ
граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного
правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг
после друга. Их называют коммориенты. Наследование открывается
после каждого из них, и к наследованию призываются наследники
каждого из них. При этом, соответственно, нотариусом заводятся
отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной
смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних
календарных суток (с 00 до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая
часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не
имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час
после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается
умершим позднее первого. Подобная позиция поддерживается
Верховным Судом РФ. В Обзоре судебной практики по гражданским
делам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет
значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае
смерти лиц, имеющих право наследовать, друг после друга, в один день
они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после
смерти каждого из них.
Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный
в завещании наследник, то наследование по завещанию не наступает, а
наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по
закону.
В тех случаях, когда наследников по закону у завещателя не
имеется, наследственное имущество по праву наследования переходит к
государству. Если имущество завещано нескольким наследникам с
распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти
завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о
наследовании решается в соответствии с правилами о приращении
наследственных долей. Определенной особенностью отличается
ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и
при этом в наследственную массу входит имущество, являвшееся их
общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из
супругов или за каждым из них. Например, за женой была
зарегистрирована квартира, за мужем – автомобиль. Все имущество
35
приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын
от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство
после ее смерти претендует ее сестра. Наследники вправе поставить
вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом
ими имуществе. В этом случае им следует обратиться в суд, ибо нотариус
в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников
определять их доли в совместной собственности неправомочен.

Вопрос 3. Объекты наследственного правоотношения.

Объектом наследственных отношений может быть вещь, иное


имущество, а также нематериальные блага, принадлежащие на праве
собственности умершему лицу (наследодателю). На праве наследования
может переходить любое имущество и благо, принадлежащее
наследодателю, если только оно не связано неразрывно с личностью
наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и
обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается).
Переход наследства осуществляется посредством завещания, на
основании закона в порядке «универсального правопреемства». Передача
прав и обязанностей наследникам от умершего лица возможна, если
только они принадлежали последнему. Не принадлежащие
наследодателю права и обязанности не могут быть переданы по
наследству.
Не включаются в состав наследства вещи или права на вещи,
которыми наследодатель владел незаконно (оружие, наркотические
средства или психотропные вещества).
Наследник имеет право получить в наследство вещь, ограниченную
в обороте, только при наличии выданного на его имя разрешения на
хранение или использование данной вещи. Однако если такого раз
решения у наследника нет, то данное имущество реализуется, а средства
от реализации данного имущества передаются наследнику.
В состав наследства может входить также право получения
денежных средств, не полученных наследодателем (пенсии, пособия).
Страховая сумма не входит в состав наследства, если договор
страхования заключен в пользу выгодоприобретателя. Страховая сумма
является составляющей наследства, если наследодателем не была
получена причитающаяся денежная компенсация до его смерти.
Государственные награды и документы к ним, в случае смерти
награжденного лица хранятся у наследников. При наследовании пая или
акций вопрос о возможности принимать участие в осуществлении дел в
хозяйственном товариществе, потребительском кооперативе,
акционерном обществе решается при помощи соответствующего закона.

36
Вместе с имуществом в наследство переходят и обязанности по его
содержанию, по расчетам с долгами, которыми обременено данное
имущество. Неимущественные права, связанные неразрывно с
личностью, не могут быть объектом наследования. Однако законами и
иными нормативными актами предусмотрены категории прав, которые
могут быть переданы в порядке наследования (право на издание книги,
если она не была издана при жизни наследодателя по каким-либо
основаниям, право на охрану прав авторства и иные права).

Вопрос 4. Субъекты наследственного права.

Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в


связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать
любой субъект гражданского права.
Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень
наследников, которыми в соответствии со ст. 1116 могут быть:
1. Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а
также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после
открытия наследства.
2. Юридические лица, существующие на день открытия
наследства.
3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иностранные государства и
международные организации.

Первая категория наследников – это граждане (физические


лица). Они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию,
если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Если
наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его
наследников относятся только те лица, которые находились в живых на
день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день
вступления решения суда в законную силу.
Право на наследство не зависит от гражданства наследника.
Перенять права и обязанности по наследству могут граждане Российской
Федерации, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они
пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с ее
гражданами.

37
Право наследования входит в содержание гражданской
правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все
граждане могут быть наследниками. Не имеют значения пол, возраст,
национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют лица,
находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом
недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково
общее правило. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще
не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся после его смерти.
Часть третья ГК РФ значительно расширяет круг наследников,
предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующие
очереди. Наследники каждой последующей очереди наследуют при
отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь среди
наследников по закону особо выделяются дяди и тети наследодателя,
племянники, двоюродные братья и сестры (по праву представления) и т.п.
В основу очередности положена степень родства, которая
определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от
друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени
родства наследуют в равных долях. В ст. 1147 ГК РФ к кровным
родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются
усыновленный и его потомство, с одной стороны, а также усыновитель и
его родственники – с другой.
Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию.
Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки,
братья, сестры и т.д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся
после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил
ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.
Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками,
законодательно ограничен.
Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые
своими умышленными противоправными действиями, направленными
против наследодателя, кого-либо из его наследников или против
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,
способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или
других лиц к наследованию либо способствовали или пытались
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли
наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Закон определяет их как «недостойных наследников» (ст. 1117 ГК РФ).

38
Например, 14 сентября 2005 г. Иванов И.И. приобрел дачу. Иванов
II.И. имел жену и брата. Длительное время на рассмотрении в городском
суде имелось в производстве дело по иску Иванова И.И. к Иванову П.И.
о разделе дачи. Решением суда 4 апреля 2007 г. в иске Иванову И.И. было
отказано. Приговором городского суда от 10 декабря 2007 г. Иванов И.И.
был осужден за убийство жены брата в сентябре 2007 г.: мотивом
послужили имущественные претензии на дачу. Иванов И.И. тяжело болел
и умер в январе 2008 г.
Для правильного разрешения ситуации необходимо определить, кто
мог бы рассматриваться после смерти Иванова И.И. в качестве
наследника по закону: это жена умершего и его брат. Из обстоятельств
дела усматривается, что своими противоправными действиями Иванов
И.И. устранил наследника первой очереди — жену брата. Иванов И. И.
является наследником второй очереди (ст. 1143 ГК РФ). Приговором суда
установлены противоправные действия Иванова И.И., следовательно, он
не может иметь право наследовать после своего брата в силу п. 1 ст. 1117
ГК РФ.
Действия, направленные против осуществления последней воли
наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного (т.е.
мнимого, вымышленного) завещания, сокрытии завещания, понуждении
к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по
завещанию отказаться от наследства и т.д. Для применения указанной
нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица имели
умышленный характер. Направленность умысла значения не имеет.
Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права
наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Часть 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ распространяется только на случаи
наследования по закону. Не наследуют по закону родители после детей, в
отношении которых родители были в судебном порядке лишены
родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия
наследства.
Например, Ильина И.В. умерла 15 августа 2007 г. После ее смерти
остались наследники по закону – отец, муж и дочь. Решением юродского
суда от 14 апреля 2000 г. отец умершей был лишен в отношении
несовершеннолетней дочери родительских прав и в правах на момент
открытия наследства (15 августа 2007 г.) не восстановлен, а поэтому в
силу ч. 1 ст. 1117 ГК РФ он не может наследовать после дочери.
Наследниками являются муж и дочь умершей в равных долях (ч. 2 ст.
1141 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию
заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону
граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу
закона обязанностей по содержанию наследодателя.

39
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от
наследования на основании ст. 1117 ГК РФ, обязано возвратить все
имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Здесь
действуют правила Главы 60 «Обязательства вследствие
неосновательного обогащения» ГК РФ.
Данные правила распространяются на наследников, имеющих
право на обязательную долю в наследстве.
Эти правила применяются к завещательному отказу (ст. 1137 ГК
РФ). В том случае, когда предметом завещательного отказа было
выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя
или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить
наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость
выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной
ему услуги.
Вторая категория наследников – юридические лица независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые
в отличие от граждан могут быть наследниками только по завещанию.
Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы
оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.
Третья категория наследников – публичные образования, т.е.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иностранные государства и
международные организации. Наследование имущества в этом случае
имеет место, когда наследственное имущество завещано Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным
образованиям, иностранным государствам и международным
организациям и нет оснований для признания завещания
недействительным полностью или в части.
В то же время в данном случае речь может идти о наследовании
выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ). Имущество умершего
считается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так
и но завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать,
либо все наследники отстранены от наследования, либо никто из
наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу
другого наследника (ст. 1158).

40
Выморочное имущество в виде расположенного на территории
Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке
наследования по закону в собственность муниципального образования, в
котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено
в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения
Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта РФ.
Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный
фонд социального использования. Иное выморочное имущество
переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской
Федерации (ч. 2 ст. 1151 ГК РФ).
Порядок наследования и учета выморочного имущества,
переходящего в порядке наследования по закону в собственность
Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность
субъектов РФ или в собственность муниципальных образований
определяется законом.

Вопрос 5. Наследственная правоспособность.

Наследственную (завещательную) правоспособность принято


разделять на активную и пассивную. Под активной наследственной
(завещательной) правоспособностью понимается возможность
выступать или быть наследодателем, то есть иметь право завещать свое
имущество наследнику (наследникам).
Пассивная наследственная (завещательная) правоспособность
– это возможность быть наследником наследодателя.
Данное разделение является лишь теоретическим, не нашедшим
своего законодательного закрепления. Однако именно в этом контексте
можно надлежащим образом рассмотреть институт правоспособности.
Наследственное право Древнего Рима. Активная наследственная
(завещательная) правоспособность по римскому частному праву
предполагала наличие у наследодателя общей правоспособности в
области имущественных отношений. При этом данного права лишались
все те, кто не имел прав участвовать в народном собрании и не нес
воинской службы, то есть женщины, несовершеннолетние, рабы и т. д.
Кроме того, права завещать лишались и представители так называемой
«неистинной» веры, то есть еретики. Однако во втором веке нашей эры
римское общество пошло на определенные уступки относительно
наследственных прав женщин и предоставило им право совершать
завещания, но только с согласия их опекуна. При прекращении опеки над
женщиной, последняя приобретала полную наследственную
(завещательную) правоспособность, наравне с другими
правоспособными гражданами.

41
Пассивная наследственная (завещательная) правоспособность не
совпадала с общей правоспособностью. Так, наследодатель в римском
обществе был вправе составить завещание в пользу раба, как своего, так
и чужого, что автоматически приравнивалось к освобождению
последнего из рабской кабалы. При этом раб был не вправе отказаться от
наследства и приравнивался к необходимому (обязательному)
наследнику.
Пассивного наследственного (завещательного) права были лишены
несовершеннолетние и еретики, в понимании этого слова с точки зрения
римского общества. Женщины, кроме весталок (жрицы богини Весты,
обязанные на все время своей службы данной богине сохранять
девственность), имеющих общую правоспособность, имели право
наследовать имущество, не превышающее стоимостный ценз в размере
ста тысяч сестерций. Эта мера была направлена против расточительности
женщин высшего сословия.
Также лишались права наследовать и так называемые
неопределенные лица, к которым относились еще не зачатые дети
наследодателя и организации, представляющие собой зачатки
юридических лиц. Однако со временем в отношении не зачатых детей
римским обществом было сделано исключение, которые стали также
наделяться пассивным наследственным (завещательным) правом.
Римским частным правом допускалось, кроме того, назначение
второго наследника на случай, если первому по каким-либо причинам не
удастся вступить в права наследования. При этом второй наследник
должен был также быть наделен пассивным наследственным
(завещательным) правом.
Хотя завещание сохранило на всем протяжении истории Рима
значительные черты формализма, однако со времени классических
юристов складывается то, что называли залог favor testamenti, то есть
тенденция при помощи благоприятного толкования сохранять, насколько
то было возможно, силу завещаний. Так, например, если кто-нибудь был
назначен наследником под невозможным условием, условие считалось
ненаписанным, а назначение наследника безусловным. Другими словами,
происходило зарождение и развитие принципа главенства воли
наследодателя.
Однако и завещание, составленное с соблюдением всех требований
закона, могло утратить силу до открытия наследства, прежде всего,
вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшее время могла
быть произведена только путем составления нового завещания, а по
преторскому праву уничтожением tabulae testamenti, срывом с них
печатей и т. п. В период империи сначала было постановлено, что
завещание утрачивает силу, если до истечения десяти лет со дня его
составления не будет открыто наследство, а затем, изменив это правило,
Юстиниан постановил, что по истечении десяти лет завещание может
быть изменено соответствующим заявлением в присутствии трех
42
свидетелей. В период империи допускалось также внесение в завещание
изменений путем составления кодициллов и распоряжений о
фидеикомиссах.

Вопрос 6. Понятие «призвание к наследованию». Основания


призвания к наследованию субъектов гражданского права.

В праве существует термин «призвание к наследованию». Под


ним понимается ситуация, когда человек официально подтверждает свои
права на наследство, открывшееся после смерти кого-то из его
родственников либо просто того, кто указал его в завещании. Именно с
этого момента можно говорить о том, что лицо уже реально
рассматривается в качестве одного из претендентов на получение
имущества от умершего владельца (наследодателя).
Основаниями для того, чтобы лицо призывалось и включалось в
число наследников, является наличие одного из двух условий,
определенных законом. Такими условиями являются:
 имеющееся завещание, в котором упомянуто это лицо;
 факт родства или свойства с покойным.

Основания призвания к наследованию не взаимоисключающие:


никто не может запрещать в завещании упоминать и тех родственников,
которые и без того получили бы наследство по закону. Однако в том
случае, если нет ни родства, ни завещания, претендовать на получение
чего-либо после смерти наследодателя граждане обычно не вправе.
Под родством в отношениях, касающихся наследства,
рассматривается либо факт происхождения от одного предка, либо
семейные отношения, сложившиеся в установленном законом случае.
Последнее касается супругов, пасынков и падчериц, отчима или
мачехи покойного. Эти граждане не состоят в биологическом родстве с
наследодателем, но всё же могут претендовать на получение доли в
наследстве.
Другое дело, что в отличие от супругов все перечисленные выше
лица призываются лишь в том случае, если нет наследников предыдущих
очередей, либо кто-то отказался от наследства в их пользу.
Нужно также отметить, что под лицами понимаются не только
граждане, но и юридические лица, государственные и муниципальные
образования. Они наследуют по завещанию, а в определённых случаях –
и по закону.

43
Порядок призвания к наследованию.
Призвание к наследованию осуществляется следующим образом.
Прежде всего, необходимо документальное подтверждение смерти
наследодателя либо признания его умершим. В первом случае достаточно
свидетельства о смерти, порядок выдачи которого регулируется нормами
о регистрации актов гражданского состояния. Во втором необходимо
решение суда по этому поводу.
После того, как смерть зафиксирована, открывается наследство.
Днём открытия является дата, указанная в свидетельстве, либо день
вступления в силу судебного акта, которым гражданин был признан
умершим. В том случае, если суд посчитал человека погибшим при
определенных обстоятельствах и в определенное время, наследство
считается открытым с того момента, который указан в судебном решении.
Дальнейшие действия по открывшемуся завещанию возложены на
нотариуса, на территории которого проживал наследодатель.
Нотариус определяет:
 имеется ли в наличии завещание, а если да – то каково его
содержание;
 имеются ли лица, которые могут призываться к наследованию.
Эти лица могут как обращаться к нотариусу самостоятельно, так и
уведомляться им об открытии наследства. В определённых случаях
нотариус вправе проводить розыск таких лиц.

Если у выявленных лиц есть основания призвания к наследованию,


нотариус проверяет их документы и даёт разъяснения о том, каков
порядок дальнейших действий.

Вопрос 7. Лица, призываемые в порядке «наследственной


трансмиссии».

Наследственная трансмиссия представляет собой переход права


на принятие наследства к другим лицам, когда наследник по закону или
по завещанию, призванный к наследованию в связи с открытием
наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в
установленный срок после открытия наследства. В этом случае право на
принятие причитавшегося умершему наследнику наследства переходит к
наследникам умершего наследника в том объеме и с теми правомочиями,
которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и
умершему после открытия наследства (ст. 1156 ГК РФ).

44
Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к
наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего
после открытия наследства, не успев его принять, призываются его
наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его
право на принятие открывшегося наследства. Правила наследственной
трансмиссии применяются как в случаях, если наследником в порядке
наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в
случаях, если таким наследником является наследник по завещанию.

Вопрос 8. Призвание к наследованию наследника,


подназначенного в завещании.

Законодатель продолжил развитие содержания принципа свободы


завещания, провозглашенного ст. 1119 ГК РФ. Завещатель может
совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих,
так и не входящих в круг наследников по закону. Уместно будет
напомнить, что подобное положение в российском законодательстве
существовало не всегда. Так, в 1918 г. в России наследование по
завещанию было отменено, впрочем, как и наследование по закону. После
смерти владельца принадлежащее ему имущество становилось
государственным достоянием. Гражданский кодекс РСФСР, принятый в
1922 г., ограничивал круг наследников по завещанию только близкими
родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также
нетрудоспособными иждивенцами. Так называемые посторонние лица
являться наследниками по завещанию не могли. Гражданский кодекс
РСФСР 1964 г. расширил круг возможностей наследования по
завещанию, по сути, не ограничив круг наследников по завещанию. О
круге лиц, в пользу которых может быть сделано завещание.
Завещатель вправе:
1) завещать все принадлежащее ему имущество одному лицу, как
входящему, так и не входящему в круг наследников по закону;
2) завещать все принадлежащее ему имущество нескольким
лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;
3) завещать не все имущество, а лишь долю в нем одному лицу,
как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону;
4) завещать долю в имуществе нескольким лицам, как входящим,
так и не входящим в круг наследников по закону;
5) завещать не все имущество, а часть его одному лицу или
нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг
наследников по закону;
6) разделить имущество по видам между наследниками;
7) установить равные размеры долей каждому из наследников;
8) установить разные размеры долей каждому из наследников и
т.п.

45
В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе
по своему усмотрению помимо указаний о распоряжении своим
имуществом также включить в завещание иные распоряжения,
предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании. Одним из таких
распоряжений является так называемое подназначение наследника. Само
по себе понятие подназначения наследника известно российскому
наследственному законодательству. Так, ст. 536 ГК РСФСР
предусматривалось, что завещатель вправе указать другого наследника на
случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства
или не примет его. Однако при сопоставлении соответствующих статей
ГК РСФСР и ГК РФ сразу обращает на себя внимание то обстоятельство,
что содержание права завещателя на подназначение наследника
претерпело существенные изменения.
Во-первых, по нормам нового законодательства подназначить
наследника можно как к наследнику по завещанию, так и к наследнику по
закону. В соответствии с нормами ГК РСФСР подназначить наследника
можно было только к наследнику по завещанию.
Во-вторых, существенно расширен круг случаев, в расчете на
которые можно подназначить наследника. Вместо двух оснований для
подназначения наследника их введено семь. Завещатель может указать в
завещании другого наследника (подназначить наследника) на случаи,
если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя
по закону:
 умрет до открытия наследства;
 умрет одновременно с наследодателем;
 умрет после открытия наследства, не успев его принять;
 не примет наследство по каким-либо причинам;
 откажется от наследства;
 не будет иметь право наследовать;
 будет отстранен от наследования как недостойный.

В практике иногда возникает вопрос: необходимо ли подназначать


наследника обязательно в расчете на все перечисленные основания или
возможно подназначить его на одно из них или некоторые из них?
Ответить на этот вопрос позволяет опять-таки принцип свободы
завещания. Выбор оснований для подназначения наследника – это
право завещателя, ограничить в котором гражданина никто не может.
Вместе с тем при совершении завещания с подназначением наследника в
расчете на какое-то одно основание или несколько оснований, но не на
все основания, очевидно, целесообразно оговаривать, что по остальным
основаниям наследник не подназначается. Это необходимо в целях
избежания в дальнейшем возможных судебных споров по поводу
правильного понимания завещателем изложенного правила.

46
Следует помнить, что подназначить наследника к наследнику,
принявшему наследство, нельзя. Так, завещание, составленное в пользу
гражданина с условием, чтобы он, в свою очередь, завещал имущество
названному завещателем лицу, явно заключает в себе дефект содержания,
и в удостоверении такого завещания должно быть отказано.
По правилам может быть также произведено подназначение
отказополучателя. Отказополучателю в завещании может быть
подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в
завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия
завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение
завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного
отказа как недостойный.

Вопрос 9. Призвание к наследованию по праву представления и


по завещательному отказу.

Общее правило наследования по праву представления, т.е. в тех


случаях, когда наследник по закону умер до открытия наследства. Как
верно отмечает А.Л. Маковский, в таких случаях точнее было бы говорить
о замещении скончавшегося наследника по закону его прямым потомком.
В таких ситуациях доля переходит к потомкам и делится поровну.
Например, сын, умерший раньше матери, имеет двух детей. После смерти
матери сына – бабушки двух внуков к наследованию по закону
призываются дочь, получающая 1/2 наследственной массы, и внуки,
получающие по 1/2 каждый от 1/2 доли, причитавшейся сыну матери, их
отцу, т.е. внуки получат по 1/4 от наследственной массы.
Потомки недостойных наследников (см. п. 1 ст. 1117 ГК РФ), а
также потомки лишенных наследства (см. п. 1 ст. 1119 ГК РФ) не
являются наследниками по праву представления.
Особенность призвания к наследованию по завещательному отказу
состоит в том, что завещатель возлагает на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства
какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или
нескольких лиц (отказополучателей) (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). В результате
завещательного отказа отказополучатель приобретает право требовать
исполнения обязанности, указанной наследодателем в завещании (он
выступает в качестве кредитора по отношению к должнику) (п. 3 ст. 1137
ГК РФ). Это право у отказополучателя сохраняется при последующем
переходе права собственности на имущество, входившее в состав
наследства, к другому лицу (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Право
отказополучателя действует в течение трех лет со дня открытия
наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в
завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай,
если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия
47
наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от
принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на
получение завещательного отказа, либо лишится права на получение
завещательного отказа (п. 4 ст. 1137 ГК РФ).
Из сказанного выше следует, что способ (основание) призвания к
наследованию определяет в ряде случаев круг лиц, призываемых к
наследованию, либо права наследников, либо то и другое одновременно.

Вопрос 10. Отстранение лица от наследования.

Определен круг граждан, которые не имеют права на получение


наследства (недостойные наследники). Абзац 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ к
этому перечню относит граждан, которые своими противоправными
действиями способствовали или пытались способствовать призванию их
или других лиц к наследованию или увеличению причитающейся им или
другим лицам доли наследства.
Безусловно, противоправные действия должны быть подтверждены
приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2,
противозаконные, способствовавшие призванию к наследованию
действия, которые установлены приговором суда, являются основанием к
лишению права наследования лишь при умышленном характере этих
действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по
неосторожности, данное правило неприменимо. Важно отметить, что не
признаются недостойными наследниками лица, совершившие
общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при
этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих
действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не
приговор, а определение об освобождении лица от уголовной
ответственности. Имеет ли юридическое значение мотивация
противоправных действий, совершенных в отношении наследодателя?
Существует точка зрения, согласно которой мотив совершения
соответствующих действий достаточно четко зафиксирован. Они
совершаются для того, чтобы добиться такой судьбы наследственного
имущества, которая отвечала бы интересам совершающих указанные
действия лиц, так или иначе была бы им выгодна. Если же умышленные
противоправные действия совершаются по иным мотивам (например, из
мести, чувства ревности и др.) и не направлены на то, чтобы ускорить
открытие наследства, добиться желательного распределения
наследуемого имущества и т.д., то хотя бы объективно указанные
действия и влекли такие последствия, они не могут служить основанием
для отнесения наследника к недостойным. Признать право наследования,
к примеру, за сыном, из мести убившим свою мать (возможно, с особой
жестокостью либо заведомо для виновного находящуюся в беспомощном
состоянии, а также при иных отягчающих обстоятельствах), было бы по
48
меньшей мере безнравственно. Лицо, виновное в совершении
умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, должно
отстраняться от наследования независимо от того, действовало ли оно в
целях получения наследства или его действия были вызваны другими
причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и т.п.). Важно
лишь, чтобы эти действия прямо или косвенно способствовали
призванию лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве.
Именно такая позиция была сформулирована в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №32. Какого-либо специального
решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не
требуется. При наличии приговора суда о признании наследника
виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть
наследодателя, этот вопрос решает нотариус. Вместе с тем в уголовном
законодательстве содержатся два уголовно наказуемых деяния, которые
действительно нуждаются в дополнительном обсуждении в аспекте
признания наследника, совершившего их, недостойным:
1. Убийство в состоянии аффекта, т.е. в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием,
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего
либо иными противоправными или аморальными действиями
потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным
поведением потерпевшего (ст. 107 УК РФ).
2. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны (ст. 108 УК). Оба названных преступления отнесены уголовным
законодательством к категории умышленных убийств. Однако в обоих
случаях действия виновного лица хотя и являются безусловно
противозаконными, были вызваны противоправными действиями самого
потерпевшего. Более того, в ряде случаев противоправные действия
потерпевшего-наследодателя, возможно, представляли
непосредственную угрозу жизни самого наследника. В целях правильного
формирования судебной практики вопрос о признании наследника,
совершившего подобные действия, недостойным, по всей вероятности,
должен решаться особо. Противоправные действия, направленные против
осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут
заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного
завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу
конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении
кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а
отказополучателей – от завещательного отказа и т.п. В данном случае
вопрос о признании наследника недостойным решается судом. При этом
процессуальным документом для отстранения наследника от
наследования в зависимости от характера совершенных им действий
может быть как приговор суда по уголовному делу, так и решение суда,
если вопрос решался в гражданско-правовом порядке. Следует иметь в
49
виду, что содержит новое правило, согласно которому граждане, которым
наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество,
вправе наследовать это имущество. Таким образом, наследодатель может
«простить» своих недостойных наследников.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении


которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих
правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК). В данном
случае отдельного решения суда о признании наследника не имеющим
права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если
нотариусу представлено решение суда о лишении наследника
родительских прав в отношении наследодателя и не имеется
доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту
открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании
наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче
свидетельства о праве на наследство. При несогласии с таким решением
заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление
нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном
порядке. Хотя норма о «прощении» наследодателем недостойных
наследников, содержащаяся в абз. 1 п. 1, непосредственно касается только
первой из рассматриваемых категорий недостойных наследников,
следует учитывать, что родители после детей, в отношении которых они
были лишены родительских прав, отстраняются от наследования только
при наследовании по закону. По завещанию своих детей, достигших к
моменту совершения завещания совершеннолетия, родители, некогда
лишенные родительских прав, наследуют на общих основаниях.
По требованию заинтересованных лиц суд отстраняет от
наследования граждан, злостно уклонявшихся от лежавших на них в силу
закона обязанностей по содержанию наследодателя. Круг лиц,
относящихся к алиментообязанным, исчерпывающе определен нормами
Семейного кодекса Российской Федерации:
1. На родителей возлагается обязанность содержать не только своих
несовершеннолетних детей, но также и своих нетрудоспособных
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (ст. 85 СК).
2. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (ст. 87 СК).
3. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга (ст. 89
СК). Право требовать предоставления алиментов от другого супруга,
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
 нетрудоспособный нуждающийся супруг;
 жена в период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка независимо от нуждаемости и
трудоспособности;

50
 нуждающийся (при этом не обязательно нетрудоспособный)
супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до
достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком —
инвалидом с детства I группы (ст. 90 СК).

4. Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в


случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют
право на получение алиментов от своих трудоспособных
совершеннолетних братьев и сестер; такое же право имеют
нетрудоспособные нуждающиеся в помощи братья и сестры, если они не
могут получать содержание от своих трудоспособных совершеннолетних
детей, супругов (бывших супругов) или от родителей (ст. 93 СК).
5. Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае
невозможности получения содержания от своих родителей имеют право
на получение алиментов от своих бабушки и дедушки. Такое же право
предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в
помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих
супругов (бывших супругов) или от родителей (статья 94 Семейного
кодекса РФ).
6. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка
в случае невозможности получения содержания от своих
совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего
супруга) имеют право требовать получения алиментов от своих
совершеннолетних трудоспособных внуков, обладающих необходимыми
для этого средствами (ст. 95 СК).
7. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха,
воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют
право требовать предоставления содержания от трудоспособных
совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми
для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих
совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших
супругов) (ст. 97 СК).

Названные категории лиц отнесены семейным законодательством к


лицам, обязанным уплачивать алименты и, соответственно, имеющим
право требовать предоставления им алиментного содержания. В случае
злостного неисполнения обязанностей по содержанию наследодателей
такие наследники отстраняются от наследования по требованию
заинтересованных лиц. Следует иметь в виду, что факт злостного
уклонения наследника от исполнения обязанностей по содержанию
наследодателя как основание для отстранения лица от наследования
должен быть установлен только в судебном порядке. Как правило, с
соответствующим иском в суд обращаются другие наследники, на правах
которых может отразиться признание лица недостойным наследником.

51
Признание наследника недостойным по названным основаниям
распространяется только на случаи наследования по закону. По
завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях. Лицо, не
имеющее права наследовать или отстраненное от наследования
(недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с
правилами Главы 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное
им из состава наследства. В тех случаях, когда недостойный наследник
все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его
возвратить достойным наследникам, при его отказе сделать это
заинтересованным лицам следует обратиться в суд. Необходимо
учитывать, что правила о признании наследника недостойным
распространяются на наследников, имеющих право на обязательную
долю в наследстве (п. 4). Эта норма является новеллой наследственного
права. В соответствии с положениями ГК РСФСР 1964 г. обязательные
наследники не могли быть отстранены от наследования. Лишен
соответствующих прав может быть также отказополучатель.

Вопрос 11. Субъекты, участвующие в осуществлении и


оформлении наследственных правоотношений.

В ГК РФ говорится не только о субъектах наследственного


правоотношения, но и о ряде других лиц, имеющих отношение к
возникновению наследственных прав, их оформлению и осуществлению.
Указанные субъекты могут быть разделены на следующие группы:
1. Лица, способствующие возникновению и осуществлению
наследственных прав:
 нотариус;
 должностное лицо органа, указанного в законе;
 свидетель составления завещания;
 рукоприкладчик;
 представитель наследника.

2. лица, охраняющие наследство с момента его открытия до


момента передачи наследникам:
 нотариус (организует охрану наследственного имущества);
 хранитель;
 исполнитель завещания (душеприказчик);
 опекун наследства;
 доверительный управляющий наследственным имуществом.

3. Отказополучатель.
4. Лицо, понесшее расходы в связи с болезнью и похоронами
наследодателя.
5. Кредиторы наследодателя.

52
6. Банк (кредитное учреждение), в котором хранятся денежные
средства на счетах наследодателя.

Поскольку в ГК РФ указаны правомочия этих лиц, в теории


наследственного права следует выделять указанных выше субъектов и их
правомочия наряду с правомочиями субъектов наследственных
правоотношений.

Вопрос 12. Правомочия субъектов, причастных к оформлению и


осуществлению наследственных прав: нотариусов, должностных лиц
местного самоуправления и консульских учреждений Российской
Федерации, управомоченных законом совершать действия, связанные
с оформлением наследственных прав.

Правомочия нотариуса:
 завещание написано завещателем или записано с его слов
нотариусом, а совместное завещание супругов должно быть передано
нотариусу обоими супругами или записано с их слов нотариусом в
присутствии обоих супругов. (п. 1 ст. 1125 ГК);
 использовать при написании завещания электронно-
вычислительную машину, либо пишущую машинку, либо иное
техническое средство (п. 1 ст. 1125 ГК);
 огласить текст завещания, составленного и написанного самим
завещателем, если последний не в состоянии лично прочитать его, а
совместное завещание супругов, написанное одним из супругов, до его
подписания должно быть полностью прочитано другим супругом в
присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать
завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании
делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым
завещатель не смог лично прочитать завещание. (п. 2 ст. 1125 ГК);
 указать в завещании причины, по которым завещатель не мог
подписать завещание собственноручно, а также фамилию, имя, отчество
и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе
завещателя (п. 3 ст. 1125 ГК);
 указать фамилию, имя, отчество и место жительства свидетеля,
присутствовавшего при составлении и нотариальном удостоверении
завещания (п. 4 ст. 1125 ГК);
 предупредить свидетеля, а также рукоприкладчика о
необходимости соблюдать тайну завещания – ст. 1123 ГК (п. 5 ст. 1125
ГК);
 при удостоверении совместного завещания супругов нотариус
обязан осуществлять видеофиксацию процедуры совершения
совместного завещания супругов, если супруги не заявили возражение
против этого (п. 5.1. ст. 1125 ГК);

53
 при удостоверении завещания разъяснить завещателю
содержание ст. 1149 ГК и сделать об этом собственноручно
соответствующую запись на завещании (п. 6 ст. 1125 ГК);
 принять от завещателя в присутствии двух свидетелей закрытое
завещание в заклеенном конверте и выдать завещателю документ,
подтверждающий принятие закрытого завещания (п. 3 ст. 1126 ГК);
 при принятии закрытого завещания разъяснить содержание п. 2
ст. 1126 и ст. 1149 ГК и сделать об этом соответствующую надпись на
конверте, в который вложен конверт с завещанием (п. 3 ст. 1126 ГК)
 не позднее чем через 15 дней со дня представления ему
свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание,
вскрыть конверт с завещанием в присутствии свидетелей и наследников
по закону (п. 4 ст. 1126 ГК);
 после вскрытия конверта с завещанием огласить его и составить
протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и
содер­жащий полный текст завещания (п. 4 ст. 1126 ГК);
 хранить подлинник закрытого завещания, а наследникам выдать
нотариально удостоверенную копию протокола (п. 4 ст. 1126 ГК);
 нотариус, удостоверивший завещание, обязан сохранять тайну,
касающуюся факта совершения завещания, его содержания, а также
изменения или отмены. В противном случае завещатель вправе
потребовать от него компенсацию морального вреда (ст. 1123 ГК);
 принимает меры, указанные в ст. 1172 и 1173 ГК по охране
наследства и управлению им (п. 1 ст. 1171 ГК) в течение шести месяцев,
а в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК. Если
оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для
принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до
трех месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК);
 в случае, когда наследственное имущество находится в разных
местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через
территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего правоприменительные функции и функции по
контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту нахождения
соответствующей части наследственного имущества обязательное для
исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если
нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть
приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется
соответствующему нотариусу или должностному лицу. (п. 5 ст. 1171 ГК);
 описывает наследственное имущество в присутствии двух
свидетелей (п. 1 ст. 1172 ГК);
 заключает договор доверительного управления наследственным
имуществом (ст. 1173 ГК);
 выдает свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК).

54
Правомочия должностных лиц органов местного
самоуправления и консульских учреждений РФ, управомоченных
законом:
1) удостоверять завещания с соблюдением правил ГК РФ о форме
завещания и порядке его нотариального удостоверения (п. 7 ст. 1125 ГК
РФ);
2) принимать меры по организации охраны наследства и
управлению им (п. 7 ст. 1171 ГК РФ).

Кроме того, должностные лица консульских учреждений имеют


право выдавать свидетельства о праве на наследство и свидетельства о
праве собственности на долю в общем имуществе супругов в
соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате 1993 г.

Вопрос 13. Правомочия лиц, способствующих возникновению и


осуществлению наследственных прав: свидетеля составления
завещания, представителя наследника, исполнителя завещания,
отказополучателя, кредиторов наследодателя, лиц, понесших
расходы в связи со смертью наследодателя.

Правомочия свидетеля:
А) Права свидетеля:
 может присутствовать по желанию завещателя (п. 4 ст. 1125 ГК)
и в случае, указанном в законе (п. 3 ст. 1124 ГК), при составлении
завещания;
 не имеют права быть свидетелями: лица, удостоверяющие
завещание;
 лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан
завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
 граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
 неграмотные лица;
 граждане, не осознающие существа происходящего в силу
физических недостатков;
 лица, не владеющие, в достаточной степени языком, на котором
составлено завещание;
 супруг при совершении совместного завещания супругов;
 стороны наследственного договора. (п. 2 ст. 1124 ГК).

55
Б) Обязанности свидетеля:
 подписать завещание (ч. 2 п. 4 ст. 1125 ГК);
 соблюдать тайну завещания до открытия наследства, а также не
разглашать сведения, касающиеся его совершения, изменения или
отмены (ч. 1 ст. 1123 ГК);
 компенсировать моральный вред завещателю в случае
нарушения тайны завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК).

Правомочия представителя наследника:


А) Права представителя наследника:
 принять наследство (ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК) или отказаться от его
принятия (п. 3 ст. 1159 ГК) при наличии доверенности. Для законных
представителей такой доверенности не требуется;
 передоверить совершение действий, указанных в доверенности,
другому лицу, если такое полномочие содержится в доверенности, либо
вынудило его к этому силой обстоятельств для охраны интересов
наследника, выдавшего доверенность (п. 1 ст. 187 ГК).

Б) Обязанности представителя наследника:


 немедленно вернуть доверенность наследнику либо его
правопреемнику при прекращении доверенности (п. 3 ст. 189 ГК);
 отвечать за действия лица, которому он передоверил свои
полномочия, как за собственные, если ему не удалось известить
наследника о факте передоверия доверенности и сообщить тому
необходимые сведения о лице, которому он передал свои полномочия (п.
2 ст. 187 ГК).

Правомочия исполнителя завещания (душеприказчика):


А) Права исполнителя завещания:
 дать согласие быть исполнителем завещания (п. 1 ст. 1134 ГК)
одним из приведенных ниже способов: сделать соответствующую
надпись в самом завещании;
 составить соответствующее заявление и приложить его к
завещанию;
 подать соответствующее заявление нотариусу в течение одного
месяца со дня открытия наследства;
 фактически приступить к исполнению завещания в течение
одного месяца со дня открытия наследства;
 если наследование осуществляется по завещанию, в котором
назначен исполнитель завещания, исполнитель завещания считается
доверительным управляющим наследственным имуществом с момента
выражения им согласия быть исполнителем завещания (ч. 2 ст. 1173 ГК);

56
 просить суд освободить его от исполнения обязанностей при
наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им его
обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК);
 обеспечить переход к наследникам причитающегося им
наследственного имущества в соответствии с завещанием и законом;
 совершить в интересах наследников от своего имени все
необходимые юридические и иные действия в целях охраны наследства и
управления им или при отсутствии возможности совершить такие
действия обратиться к нотариусу с заявлением о принятии мер по охране
наследства;
 исполнить завещательное возложение либо требовать от
наследников исполнения завещательного отказа (статья 1137) или
завещательного возложения (статья 1139), (п. 2 ст. 1135 ГК);
 получить причитающиеся наследодателю денежные средства и
иное имущество для передачи их наследникам (п. 3 ст. 1135 ГК).

Б) Обязанности исполнителя завещания:


 соблюдать тайну завещания (ч. 1 ст. 1123 ГК);
 компенсировать моральный вред, причиненный наследодателю
в случае нарушения им тайны завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК);
 принять меры по охране наследства самостоятельно либо по
требованию наследников (п. 2 ст. 1171 ГК) в течение срока, необходимого
для исполнения завещания (п. 4 ст. 1171 ГК);
 вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в
суде, других государственных органах и государственных учреждениях
от своего имени (п. 3 ст. 1135 ГК).

Правомочия рукоприкладчика:
А) Права рукоприкладчика:
 подписать завещание вместо наследодателя по его просьбе в
присутствии нотариуса, если завещатель не может собственноручно
подписать завещание в силу физических недостатков, тяжелой болезни
или неграмотности (п. 3 ст. 1125 ГК).

Б) Обязанности рукоприкладчика:
 соблюдать тайну завещания (ч. 1 ст. 1123 ГК);
 компенсировать моральный вред в случае нарушения тайны
завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК).

57
Правомочия отказополучателя:
А) Права отказополучателя:
 получить предмет завещательного отказа, входящий в состав
наследства, в собственность, во владение или на ином вещном праве, или
в пользование, а также получить выполнение для него определенной
работы, либо услуги, осуществление периодических платежей (ч. 1 п. 2
ст. 1137 ГК);
 право пользования имуществом, предоставленным по
завещательному отказу, сохраняется за отказополучателем при
последующем переходе права собственности на это имущество (ч. 3 п. 2
ст. 1137 ГК);
 имеет права кредитора по отношению к наследнику, на которого
возложен завещательный отказ;
 право на получение завещательного отказа действует
ограниченное время: в течение трёх лет со дня открытия наследства (п. 4
ст. 1137 ГК);
 право на получение завещательного отказа не переходит к другим
лицам. Исключение составляет случай, когда отказополучателю
подназначен другой отказополучатель (п. 4 ст. 1137);
 завещательный отказ продолжает обременять имущество и при
смене его собственника (действует право следования, присущее вещным
правам), поэтому отказополучатель сохраняет право на отказанное ему
имущество, если оно будет отчуждено наследником другому лицу;
 отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ
в пользу другого лица либо отказ с оговорками или под условием не
допускается (п. 1 ст. 1160 ГК).

Правомочия кредиторов наследодателя:


А) Права кредиторов наследодателя:
 предъявить свои требования наследникам, принявшим
наследство, в пределах сроков исковой давности, установленных для
соответствующих требований (п. 3 ст. 1175 ГК);
 предъявить требования по долгам наследодателя к исполнителю
завещания или к наследственному имуществу до принятия наследства
наследниками (п. 3 ст. 1175 ГК).

Б) Обязанности кредиторов наследодателя в ГК РФ не


указаны.

58
Правомочия лиц, понесших расходы в связи со смертью
наследодателя:
А) права указанных лиц: предъявить требования к наследникам,
принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю
завещания или к наследственному имуществу о возмещении расходов,
вызванных предсмертной болезнью наследодателя, его похоронами,
оплатой погребения, расходами на охрану наследства и управление им, а
также расходами, связанными с исполнением завещания (п. 1 и 2 ст. 1174
ГК);
Б) обязанности упомянутых лиц в ГК РФ не указаны.
Правомочия кредитного учреждения (банка), в котором
находится вклад, внесенный наследодателем:
А) Права кредитного учреждения в ГК РФ не указаны.
Б) Обязанности кредитного учреждения:
 оформить завещательное распоряжение вкладчика бесплатно (п.
1 ст. 1128 ГК и п. 3 Правил совершения завещательных распоряжений
правами на денежные средства в банках, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 27 мая 2002 г. №351)1;
 выдать наследникам денежные средства наследодателя при
предъявлении ими свидетельства о праве на наследство и в соответствии
с ним (п. 3 ст. 1128 ГК);
 выдать лицу, указанному в постановлении нотариуса, денежные
средства для оплаты расходов, понесенных им в связи со смертью
наследодателя, охраной и управлением наследственным имуществом (ч.
2 п. 3 ст. 1174 ГК), в размерах не может превышать ста тысяч рублей (ч.
4 п. 3 ст. 1174 ГК).

Правомочия доверительного управляющего наследственным


имуществом (ст. 1173 ГК):
А) права доверительного управляющего:
 правомочия собственника в отношении наследственного
имущества, переданного ему в доверительное управление (п. 1 ст. 1020
ГК);
 требовать устранения нарушения его прав — ст. 301, 302, 304,
305 ГК (п. 3 ст. 1020 ГК);
 права, приобретенные доверительным управляющим в
результате действий по доверительному управлению имуществом,
включаются в состав имущества, переданного в доверительное
управление (п. 2 ст. 1020 ГК).

59
Б) Обязанности доверительного управляющего:
1. представить учредителю доверительного управления и
наследникам отчет о своей деятельности в сроки, установленные
договором доверительного управления наследственным имуществом (п.
4 ст. 1020 ГК);
2. доверительное управление наследственным имуществом должно
осуществляться им лично (п. 1 ст. 1021 ГК) либо назначенным им лицом
при согласии учредителя доверительного управления (п. 2 ст. 1021 ГК);
3. отвечает за действия выбранного им поверенного как за
собственные (ч. 2 п. 2 ст. 1021 ГК);
4. возместить наследникам упущенную выгоду за время
доверительного управления и убытки, причиненные утратой или
повреждением наследственного имущества (п. 1 ст. 1022 ГК).
Обязанности доверительного управляющего исполняются за счет
доверенного ему наследственного имущества (п. 2 ст. 1020 ГК).

Вопросы для самопроверки:


1. Что понимается под «моментом открытия наследства»?
2. Какие основания для открытия наследства?
3. Что понимается под «местом жительства»?
4. Какими документами подтверждают последнее постоянное
место жительство гражданина?
5. Перечислите основания объявления гражданина умершим.
6. Что является временем открытия наследства?
7. На основании чего устанавливается день смерти гражданина?
8. Чем подтверждается время смерти гражданина?
9. Кто такой коммориент?
10. Каким органом выдается документ, подтверждающий время
смерти гражданина, за пределами РФ?
11. Что относится к объектам наследственного правоотношения?
12. Что не относиться к объектам наследственного
правоотношения?
13. Какие основания для получения в наследство вещь,
ограниченную в обороте?
14. Что не включается в состав наследства?
15. Какая категория прав может быть передана в порядке
наследования?
16. Кто такие наследники?
17. Назовите субъектов наследственного права?
18. Кто не имеет право наследовать ни по закону, ни по
завещанию?
19. Каким способом могут наследовать юридические лица?
20. Что такое выморочное имущество и как оно наследуется?
21. На какие виды можно разделить наследственную
правоспособность?
60
22. Что такое активная наследственная (завещательная)
правоспособность?
23. Что такое пассивная наследственная (завещательная)
правоспособность?
24. Кто в Древнем Риме лишался активного и пассивного
наследственного права?
25. Как в период империи изменялось завещание?
26. Что понимается под «призванием к наследованию»?
27. Какие основания призвания к наследованию?
28. Какие основания для того, чтобы лицо призывалось и
включалось в число наследников?
29. Какой порядок призвания к наследованию?
30. Какие условия определяет нотариус по открывшемуся
завещанию?
31. Какие существенные изменения потерпело подназначение
наследника?
32. Что в ГК РСФСР понималось под «подназначение
наследника»?
33. Какие основания предусмотрены в ГК РФ для подназначения
наследника?
34. Что значит «выбор оснований для подназначеного
наследника»?
35. Какие основания могут быть для подназначения
отказополучателя?
36. Что понимается под наследованием по праву представления?
37. Кто не является наследниками по праву представления?
38. Что понимается под завещательным отказом?
39. В течение какого срока действует право отказополучателя?
40. Какое право приобретает отказополучатель в результате
завещательного отказа?
41. Кто является недостойным наследником?
42. Какие уголовно наказуемые деяния признают наследника
недостойным?
43. По каким основания не наследуют родители после детей?
44. Какие наследники отстраняются от наследования по
требованию заинтересованных лиц?
45. На каких наследников распространяется правило о признании
наследника недостойным?
46. Что относится к полномочиям представителя наследника?
47. Что входит в обязанности доверительного управления?
48. Полномочия лиц, понесших расходы в связи со смертью
наследодателя?
49. Что входит в обязанности свидетеля?
50. Что относится к полномочиям кредиторов наследодателя?

61
Литература по теме:

1. Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть


третья / Т.Е. Абова, М.М. Богуславский, А.Г. Светланова. – М.: Юрайт-
Издат, 2019. – 500 с.
2. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы
завещания как сделки / У.А. Атаев // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2018. – №4. Ч.1. – C. 31–
34.
3. Батычко В.Т. Теоретические и практические аспекты завещания
как гражданско-правовой сделки / В.Т. Батычко // Известия Южного
федерального университета. Технические науки. – 2018. – Т. 133, №8. –
С. 232–241.
4. Бахмуткина К.Ю. О праве наследования граждан / К.Ю.
Бахмуткина // Наследственное право. – 2017. – №2. – С. 6–9.
5. Беспалов Ю.Ф. Дела о наследовании: некоторые спорные
вопросы правоприменения / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалова. – М.:
Проспект, 2019. – 104 с.
6. Блинков О.Е. О судебной практике по делам о наследовании /
О.Е. Блинков // Наследственное право. – 2019. – №2. – С. 3–4.
7. Васильева И.А. Проблемы соблюдения формы завещания в
условиях чрезвычайных обстоятельств / И.А. Васильева // Вестник
Хабаровской государственной академии экономики и права. – 2018. – №1.
– С. 120– 129.
8. Гасанов З.У. Наследник как субъект отношений по
наследованию: права, обязанности, ответственность / З.У. Гасанов //
Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. –
2019. – Т. 155, №4. – С. 109–119.
9. Гончаров А.А. Что такое наследство и как его правильно
оформить?: права наследодателей и наследников: научно-практическое
пособие / А.А. Гончаров, О.В. Кутузов, Ю.Г. Попонов. – М.: ЭЛИТ, 2019.
– 304 с.
10. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое
пособие / С.П. Гришаев. – М.: Проспект. – 2018. – 182 с.
11. Долганова И.В. К вопросу о правовой природе споров о
недействительности завещания / И.В. Долганова // Наследственное право.
– 2019. – №1. – С. 20–23.
12. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике:
комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), методические рекомендации, образцы
документов, нормативные акты, судебная практика: практическое
пособие [Электронный ресурс] / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. – 5-
е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2019 // Доступ из справ. -
правовой системы «КонсультантПлюс».

62
13. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам
[Электронный ресурс] / Т.И. Зайцева. – М.: Волтерс Клувер, 2018 //
Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций / О.С.
Иоффе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. – 348 с.
15. Каразбаев Р.Ф. Наследование по завещанию / Р.Ф. Каразбаев //
Казанская наука. – 2019. – №2. – С. 330–333.
16. Копьев А.В. Завещание и правомочия завещателя по
наследственному праву Российской Федерации: монография / А.В.
Копьев. – Волгоград: Бланк, 2017. – 228 с.
17. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации:
учебное пособие / И.Л. Корнеева. – М.: Юрист, 2017. – 333 с.
18. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые
проблемы теории и практики / Е.М. Мальцева // Историческая и
социально-образовательная мысль. – 2019. – №3. – С. 272–276.
19. Мананников О. В. Наследственное право России: учебное
пособие / О.В. Мананников. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2019. – 356 с.
20. Романова Е.Н Завещательный отказ как основание
возникновения ограничений в праве частной собственности / Е.Н.
Романова, Н.Л. Ходырева // Общество и право. – 2018. –№3. – С. 94–97.
21. Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права в части третьей
ГК РФ / Н.В. Ростовцева // Юрист. – 2018. – №3. – С. 13–16.
22. Суханов Е.А. Российское гражданское право. Т.1: Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные
неимущественные права / Е.А. Суханов; отв.ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд.,
стереотип. – М.: Статут, 2019. – 985 с.
23. Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий
Гражданского кодекса Российской Федерации: учеб. -практ. пособие /
М.В. Телюкина. – М.: Дело, 2019. – 216 с.
24. Чепига Т.Д. Наследование по завещанию в советском
гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Т.Д. Чепига. –
М., 1965. – 16 с.

63
Тема 3. Наследование по завещанию

Вопросы темы:
1. Понятие и правовая природа завещания.
2. Свобода завещания и случаи ее ограничения. Правила,
ограничивающие свободу завещания.
3. Содержание завещания и назначение наследников.
Завещательный отказ и завещательное возложение, подназначение
наследника в завещании.
4. Порядок, особенности оформления завещательного отказа
(легата), завещательного возложения.
5. Составление завещательного распоряжения на денежный вклад
в банке.
6. Виды форм завещания. Оформление нотариально
удостоверенного завещания, завещания, приравненного к нотариально
удостоверенному, завещания, составленного в чрезвычайных
обстоятельствах, закрытого завещания.
7. Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты,
исполняющие завещание. Причины, побуждающие завещателя
назначить душеприказчика.
8. Изменение и отмена составленного завещания.
Недействительность завещания.

Вопрос 1. Понятие и правовая природа завещания.


Юридическая природа завещания.

Институт наследования по завещанию подвергся серьезным


изменениям по сравнению с ранее действовавшим законодательством о
наследовании.
В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание – односторонняя
сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую
природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание»,
тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической
литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в
определении понятия «завещание»: характеристике завещания, с одной
стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного
распоряжения на случай смерти, а с другой стороны - об определении его
прежде всего как документа, посредством которого гражданин может
определить судьбу своего имущества после своей смерти, самостоятельно
назначив своих наследников.

64
Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить
порядок перехода всего наследственного имущества или его части к
определенным лицам (физическим или юридическим), а также к
публично-правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные
государства и международные организации).
В силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на
случай смерти гражданин может только посредством составления
завещания с соблюдением всех установленных законом требований к
этому документу. Следует отметить, однако, что не всякое распоряжение,
составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор
страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением
гражданина (страхователя) на случай смерти, но завещанием его признать
нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким
имуществом, право на которое возникает только после его смерти, и
поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю. Не
будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный
гражданином по правилам ст. 572 ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ
договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти
дарителя, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения
наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на
случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны.
Основное содержание завещания составляет распоряжение об
имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно
передается. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к
содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя.
Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей
собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему
прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано
полностью). Интересно отметить, что Шершеневич Г.Ф. определял
законность содержания воли, выражаемой в завещательном
распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания,
«подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним
условием действительности».
Предметом завещательного распоряжения может быть прежде
всего любое имущество, уже принадлежащее завещателю или только
предполагаемое. Завещание может содержать и распоряжения
неимущественного характера (например, о месте похорон). Однако
завещатель не может оговаривать в завещании ограничения права
наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом.
Если же в распоряжении на случай смерти вообще не содержится
указаний об имуществе, его нельзя рассматривать как завещание.

65
Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само
по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Оно
выступает лишь как первичный юридический факт, который в сочетании
с другим юридическим фактом - открытием наследства - приводит к
возникновению наследственного правоотношения: наследники по
завещанию призываются к наследованию.
Завещание может быть составлено только от имени одного лица
(или супругов). Так, в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ Завещание
может быть совершено одним гражданином, а также гражданами,
состоящими между собой в момент его совершения в браке. Совершение
завещания двумя или более гражданами не допускается, за исключением
совместного завещания супругов, так как в противном случае оно будет
признано недействительным.
Завещать гражданин может только свое имущество. Однако это не
означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе
потребовать документы, подтверждающие право собственности
завещателя на ту или иную вещь.
Действительность завещания в этой части определяется только на
момент открытия наследства. Так, например, если в завещание среди
прочего был включен автомобиль, который завещатель впоследствии
продал, автомобиль, разумеется, не войдет в наследственное имущество
и к наследникам не перейдет.
Личный характер завещания как сделки проявляется еще и в том,
что его совершение через представителя или посредника, действующих
на основании закона или по доверенности, невозможно. Это
зафиксировано непосредственно в п. 3 ст. 1118 ГК РФ. В связи с этим
лица, не обладающие полной дееспособностью (заключающие обычные
сделки посредством действий представителя), как отмечается в
юридической литературе, ни при каких обстоятельствах завещателями
быть не могут - они могут передавать наследство только наследникам по
закону.
С понятием завещания тесно связаны оговоренные в законе права
и обязанности завещателя – человека, пожелавшего оставить
распоряжение относительно судьбы своего имущества после своей
смерти. Прежде всего это касается ограничения законодательством
свободы волеизъявления завещателя. Его воля, в частности, может быть
заключена только в ту форму, которая будет соответствовать
требованиям, изложенным в главе 62 ГК РФ, т.е. будет заключена в
завещании определенной формы.
По российскому законодательству завещательной
правоспособностью в полном объеме обладают лишь лица, которые
полностью дееспособны, т.е., в частности, достигшие возраста 18 лет, а
равно и эмансипированные несовершеннолетние.

66
Что же касается полностью недееспособных лиц, то они согласно
закону завещать не могут. В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который
«вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими, может быть признан судом
недееспособным в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается
опека». Лица, признанные недееспособными, не могут совершать
никаких сделок, в том числе и составлять завещания. При этом, исходя из
строго личного характера сделки-завещания, не может быть удостоверено
завещание от имени недееспособного даже с согласия опекуна.
Таким образом, в российском наследственном праве завещанием
признается:
 гражданско-правовая сделка;
 односторонняя сделка;
 строго личная сделка;
 бессрочная сделка;
 безвозмездная сделка.

Вопрос 2. Свобода завещания и случаи ее ограничения. Правила,


ограничивающие свободу завещания.

В п. 1 ст. 1119 ГК РФ раскрывается важнейший принцип


наследственного права -свобода завещания. Принцип свободы завещания
корреспондирует одному из основных принципов гражданского права,
закрепленному в ст. 1 ГК РФ, - неприкосновенности частной
собственности. Закрепление в законе возможности по своему
усмотрению распоряжаться имуществом и в случае смерти - важнейшая
гарантия защиты частной собственности, что обеспечивает стабильность
отношений собственности.
При всей широте возможных наследников свобода завещания
ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве и
дееспособностью завещателя. Завещатель вправе совершить завещание,
содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том,
которое он может приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать
кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене
завещания.
Завещатель вправе не только назначить наследника по своему
усмотрению, но и указать в завещании другого наследника на тот случай,
если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя
по закону по тем или иным причинам наследовать не будет. Такая
правовая конструкция называется подназначением наследника, или
наследственной субституцией.

67
Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону, не указывая причин такого лишения. В данном
случае имеется в виду лишение наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону путем прямого волеизъявления завещателя.
Свобода завещания выражается также в том, что завещатель может
включить в завещание и иные распоряжения, например о подназначении
наследника, о завещательном отказе и др.
Свобода завещания выражается и в том, что завещатель,
сохранивший полную дееспособность, в любой момент может отменить
или изменить совершенное завещание.
Вместе с тем свобода завещания ограничивается правилами об
обязательной доле в наследстве.
К необходимым наследникам в соответствии с частью 1 ст. 1149 ГК
РФ, т.е. таким, которые обладают правом на обязательную долю в
наследстве и наследуют независимо от иных наследников по завещанию
или по закону, относятся:
 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети
наследодателя;
 нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, относящиеся к
наследникам по закону, при условии, что не менее года до смерти
наследодателя они находились на его иждивении; при этом не имеет
значения, проживали указанные лица совместно с наследодателем или
нет;
 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в
круг наследников по закону (не состоящие с наследодателем в
родственных отношениях), при условии, что не менее года до смерти
наследодателя они находились на его иждивении и проживали совместно
с ним.

Лица этой категории имеют право на получение обязательной доли


в наследстве даже в тех случаях, когда наследодатель в завещании лишил
кого-либо из них права наследовать (право указанных наследников на
обязательную долю не переходит к их наследникам).
Лицо, не достигшее пенсионного возраста и не являющееся
инвалидом, но находившееся на иждивении наследодателя не менее года
до его смерти, не может быть признано имеющим право на обязательную
долю в наследстве (обязательным наследником).
Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве,
наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из
них при наследовании по закону независимо от содержания завещания.

68
В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не
обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении
или отмене завещания, равно как и о причинах принятого решения. Это
правило перекликается со ст. 1121 ГК РФ, которая гарантирует тайну
завещания.
Статья 1123 ГК РФ, закрепляя тайну завещания, призвана защитить,
применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Гражданину крайне
важно, чтобы формирование и выражение его воли, зафиксированной в
завещании, протекали свободно, без какого бы то ни было давления извне.
Но он должен быть также уверен в том, что и после того, как завещание
совершено, его содержание никем не будет преждевременно разглашено,
в том числе и лицами, которые были ознакомлены с завещанием.

Вопрос 3. Содержание завещания и назначение наследников.


Завещательный отказ и завещательное возложение, подназначение
наследника в завещании.

Основное содержание завещания составляют распоряжения


завещателя о назначении лиц, к которым должно перейти имущество
завещателя, и о распределении своего имущества между ними.
Назначение лиц, к которым должно перейти имущество завещателя,
когда у него имеются наследники по закону, сопряжено либо с
изменением их долей, порядка участия их в наследовании его имущества,
либо с устранением их от наследования. Завещатель также вправе
назначить наследниками лиц, которые вообще не входят в круг
наследников по закону.
Закон не содержит никаких особых правил по вопросу о степени
точности обозначения в завещании наследников. Однако посмертный
характер действия завещания и невозможность или трудность устранения
дефектов выражения воли завещателя, когда он уже умер, требуют особой
чёткости в формулировке пунктов завещания, определяющих состав
наследников.
Наследники должны быть названы способом, позволяющим
выделить их из массы других граждан или юридических лиц. Лучше всего
это делать указанием полного наименования юридического лица, а когда
наследниками назначаются граждане, то полным воспроизведением их
фамилии, имени, отчества со ссылкой на характер родственной или иной
связи с завещателем. Можно приводить иные сведения, чтобы не спутать
лицо, которое имел в виду завещатель, с его однофамильцем, имеющим к
тому же одинаковое с ним имя и отчество. Однако не противоречит
закону и допустимо определение наследников путём указания на
родственную связь или характер отношений свойства с ним, если на
момент открытия наследства не сможет возникнуть сомнений в личности
наследника. Очевидно, не по имени, а ссылкой на родственную связь или
69
на иные признаки можно назначить наследником насцитуруса, то есть
лицо, зачатое при жизни наследодателя.
Завещатель вправе по собственному усмотрению:
 завещать все принадлежащее ему имущество или долю его;
 разделить имущество по видам между наследниками (например,
жене – дом, сыну – автомобиль и т.п.);
 установить равные либо разные размеры долей каждому из
наследников (при отсутствии в завещании размеров долей,
причитающихся каждому наследнику, эти доли признаются равными) и
др.

При составлении завещания завещатель может возложить на


наследника определенные обязанности, например предоставить
имущество в пожизненное пользование третьему лицу. При оформлении
завещания на имущество в идеальных долях нескольким наследникам
можно указать, какая конкретно часть имущества (например, комната в
квартире) предназначается в пользование каждому из названных в
завещании наследников. Указание в завещании на части неделимой вещи
(ст. 133 ГК), предназначенные каждому из наследников в натуре, не
влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается
завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок
пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в
соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой
вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок
пользования такой вещью при согласии наследников указываются в
соответствии со ст. 133 ГК. В случае спора между наследниками их доли
и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
Возможно составление завещания под отлагательным условием:
например, передать сыну автомобиль после окончания высшего учебного
заведения (в подобных случаях завещателю следует рекомендовать
назначить исполнителя завещания). Условия завещания не должны
противоречить закону и общепринятым моральным принципам.
Нельзя обязать наследника произвести отчуждение
наследственного имущества, однако возможно, к примеру, предусмотреть
в завещании, что в случае продажи наследником унаследованного
имущества он обязан выплатить кому-либо из лиц, названных
завещателем, определенную денежную сумму.
Возможность завещательного отказа предусмотрена ст. 1137 ГК, в
соответствии с которой завещатель вправе возложить на одного или
нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет
наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу
одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают
право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

70
Гражданский кодекс 1964 г. допускал возложение завещательного отказа
только на наследников по завещанию.
Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.
Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.
Предметом завещательного отказа может быть передача
отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве
или в пользование вещи, входящей в состав наследства (на определенный
срок или пожизненно), передача отказополучателю входящего в состав
наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и
передача ему иного имущества, выполнение для него определенной
работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в
пользу отказополучателя денежных платежей и т.п.
В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом,
квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить
обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или
на иной срок право пользования этим помещением или его определенной
частью.
При последующем переходе права собственности на имущество,
входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим
имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет
силу.
Предметом завещательного отказа может являться также передача
отказополучателю определенных денежных сумм как единовременно, так
и периодическими платежами.
К отношениям между отказополучателем (кредитором) и
наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником),
применяются положения ГК об обязательствах, если из норм ГК и
существа завещательного отказа не следует иное.
Право на получение завещательного отказа действует в течение
трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.
Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой
отказополучатель на случай, если назначенный в завещании
отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с
наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или
не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа,
либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии
с правилами п. 5 ст. 1117 ГК.
Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника
возникает только в случае принятия им наследства. Наследник, на
которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить
его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом
приходящихся на него долгов завещателя.

71
Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет
право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить
отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства,
которая превышает размер его обязательной доли.
Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников,
такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно
его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не
предусмотрено иное.
Если вследствие обстоятельств, предусмотренных Кодексом, доля
наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена
обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим
наследникам, последние постольку, поскольку из завещания или закона
не следует иное, обязаны исполнить такой отказ (ст. 1140 ГК).
Например, в случае смерти до открытия наследства лица, на
которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в
случае непринятия им наследства обязанность исполнения
завещательного отказа переходит на других наследников, получивших
его долю.
Если отказополучатель своими умышленными противоправными
действиями, направленными против наследодателя или наследников либо
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в
завещании, способствовал или пытался способствовать получению
завещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного
отказа (п. 5 ст. 1117 ГК).
Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного
отказа (ст. 1137). При этом отказ в пользу другого лица, отказ с
оговорками или под условием не допускается.
В случае, когда отказополучатель является одновременно
наследником, его право отказаться от получения завещательного отказа
не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.
При совершении завещаний с завещательным отказом
целесообразно решить вопрос об исполнителе завещания, который
сможет контролировать процесс реализации воли завещателя.
Завещатель может в завещании возложить на одного или
нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность
совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного
характера, направленное на осуществление общеполезной цели
(завещательное возложение). Такая же обязанность может быть
возложена на исполнителя завещания при условии выделения в
завещании части наследственного имущества для исполнения
завещательного возложения.
В отличие от завещательного отказа, который всегда имеет
имущественный характер, возложение может носить как имущественный,
так и неимущественный характер.

72
Правовое значение в этом случае имеет именно общеполезная цель,
на достижение которой должны быть направлены действия лица,
обязанного исполнить возложение. Это должна быть цель, полезная для
государства и общества в целом, либо цель, представляющая пользу для
определенного круга с неопределенным числом лиц (например,
пользование библиотекой наследодателя всеми жителями города,
оказание финансовой поддержки студентам какого-либо учебного
заведения и т.п.).
Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких
наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю
домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход
за ними.
К завещательному возложению, предметом которого являются
действия, имеющие имущественный характер, соответственно
применяются правила ст. 1138 ГК об исполнении завещательного отказа:
наследник, на которого завещателем возложена обязанность совершения
действия, направленного на осуществление общеполезной цели, должен
исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за
вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на
которого возложены указанные действия, имеет право на обязательную
долю в наследстве, его обязанность исполнить возложение
ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая
превышает размер его обязательной доли.
При совершении завещаний с возложением нотариус должен
рекомендовать завещателю решить вопрос об исполнителе завещания.
Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из
наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в
судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. Срок
действия права требования исполнения завещательного распоряжения
законодательством прямо не определен, однако п. 2 ст. 1139 ГК
установлено, что к завещательному возложению, предметом которого
являются действия имущественного характера, соответственно
применяются правила, предусмотренные Кодексом для завещательного
отказа. С учетом этого право требования исполнения такого
завещательного возложения действует в течение трех лет со дня открытия
наследства.
Если вследствие обстоятельств, предусмотренных законом, доля
наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена
обязанность исполнить завещательное возложение, переходит к другим
наследникам, последние постольку, поскольку из завещания или закона
не следует иное, обязаны исполнить такое возложение (ст. 1140 ГК).

73
Вопрос 4. Порядок, особенности оформления завещательного
отказа (легата), завещательного возложения.

В целом, если сравнивать легат и возложение, то можно


обнаружить, что они практически одинаковы. Главное отличие: в рамках
завещательного отказа находится только то, что принадлежало
наследователю, а возложение составляется для выполнения
материальных и нематериальных целей.
Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме
его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении
непосредственно самого завещания.
Завещание с завещательным отказом или возложением
составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного
приказа наследодателя не является основанием для юридических
последствий. К тому же, обязательным условием действительности
документа является его нотариальное удостоверение.
При совершении завещания, приравненного к нотариально
удостоверенному, в котором содержится легат, заверить волю
наследодателя вправе должностные лица.
Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат,
установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни
уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы,
впрочем, как и вся сделка.
Закон подразумевает, что каждый гражданин может отказаться от
выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения
написанных в легате условий, может использоваться только
наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать
преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в
завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет
заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться
условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не
захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ
в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является
предпосылкой к наследственному правопреемству.
Условием легата может являться:
 передача объектов недвижимости в пользование
отказополучателя;
 выполнение работ или оказание услуг кредитору;
 выплата единовременных средств на содержание;
 исполнение обязательств, имеющих имущественный характер;
 передача в пользование вещей, которые были включены в
наследственную массу.

74
Таким образом, завещательный отказ делает наследника своего
рода должником, который должен исполнять определенный круг
обязанностей. При этом в легате не может быть указано невыполнимых
условий.
Есть ряд правил для составления отказа:
 составление завещательного документа ничем не обременено,
проходит свободно;
 невозможно существование отказных документов в пользу иных
физических лиц;
 запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны
сплошные отговорки;
 легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
 в отказном документе не может быть условностей.

Легат или возложение должны быть отражены в письменном


распоряжении наследодателя. При этом согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ
завещание может полностью состоять только из завещательного отказа.
В ст. 1124 ГК РФ сказано, что волеизъявление по распоряжению
имуществом после смерти оформляется в письменном виде и
удостоверяется нотариусом. Нотариус устанавливает личность и
дееспособность завещателя, подписывает документ и оставляет на нем
оттиск печати.
В легате или возложении не должно быть двойственных
толкований, также нельзя обязывать лиц совершать противозаконные
действия. Предметом отказа может быть:
 оказание услуг или выполнение работ в пользу
отказополучателя;
 предоставление имущественных прав на наследуемые объекты;
 осуществление периодических выплат в пользу
отказополучателя;
 приобретение для него какого-либо имущества.

Перечень обязательств имущественного характера открытый и не


имеет ограничений.
Законодательство толкует завещательное возложение как
обязательство исполнителя либо наследника совершить конкретное
деяние имущественного или неимущественного свойства, направленное
на реализацию общеполезного дела.
Исполнение завещательного возложения как в добровольном, так и
в судебном порядке, могут потребовать следующие лица:
 заинтересованные граждане;
 исполнитель завещательного документа;
 наследники: по закону и по завещанию.

75
К завещательному возложению относятся:
 распоряжения по погребению наследодателя;
 возложение обязанностей по содержанию питомцев покойного;
 установление памятника или мемориальной доски;
 передача денег покойного в благотворительный фонд.

Перечень обязательств, которые наследодатель может возложить на


лиц, указанных в завещании, является открытым.
При составлении завещательного распоряжения наследодатель
может назначить другое лицо, которое обязано выполнить его волю в
случае гибели или отказа от наследства основного исполнителя.
Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения
наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на
осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер
этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:
 понятие «завещательное возложение» предполагает
обременения неимущественного характера. К примеру, когда
наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
 лицо, которому предназначено выполнить возложение, не
указывается.

Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право


наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою
очередь право на получение завещательного отказа действует в
отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается
завещанием.

Вопрос 5. Составление завещательного распоряжения на


денежный вклад в банке.

Завещательное распоряжение вкладом – это отдельный тип


завещания, которое можно оформить не у нотариуса, а непосредственно
в банке. Такой документ обычно содержит примерно ту же информацию,
что указывается в завещании, но касается она только конкретного вклада,
размещенного в конкретном финансовом учреждении (ст. 1128 ГК РФ).
Единственная задача распоряжения – позволить владельцу вклада
самостоятельно определить его судьбу после своей смерти. Нельзя
сказать, что распоряжение особо отличается по правовому действию от
обычного завещания. Оно имеет такую же цель, но является более
узконаправленным. Документ касается только средств банковского
вклада, а завещание может распространяться на любое имущество
завещателя.

76
Законодатель определил, что завещательное распоряжение на вклад
может быть составлено одним из двух способов:
1) в отделении финансовой организации, в котором хранятся
денежные средства, то есть у держателя вклада;
2) у нотариуса.

Вкладчик вправе выбирать способ оформления документа


самостоятельно, каждый будет правомерным.
Составление в отделении банка завещательного распоряжения
производится по правилам, установленным законодательно. Эти правила
одинаковы для всех случаев. Если процедура проводится в отделении
банка, то порядок действий будет следующим: обратиться в банк, в
котором находится вклад, либо в его филиал, с документом, который
подтвердит его личность (личность удостоверяется сотрудником
финансового учреждения), а также бумагами, подтверждающими
наличие вклада; заполнить распоряжение на бланке, выданном
сотрудником банка; передать заполненный и подписанный бланк
сотруднику банка.
Владелец вклада может оформить такое распоряжение и у
нотариуса. Процедура будет примерно такой же. Это же касается и пакета
требуемых документов. В таком случае нотариус сам передаёт
распоряжение в банк, а второй экземпляр отдаёт заявителю.
Нотариальное заверение не является обязательным. Документ должен
быть включен в специальный реестр в банке, а также хранится в
несгораемом ящике, но в иных аспектах отличий от завещания не будет.
Завещательное распоряжение имеет такую же природу, что и
обычное завещание. Завещание является сделкой, срок действия которой
не ограничен, соответственно, и распоряжение будет бессрочным. Но
законодатель установил срок на вступление в права наследства. Он равен
шести месяцам с момента его открытия. Если наследник не воспользуется
своим правом, то сможет восстановить срок только в судебном порядке
при условии, что у него имеются весомые причины пропуска. Деньги со
счёта будут перечислены государству, если наследники не воспользуются
своим правом в установленный срок! Распоряжение будет считаться
прекращённым, если владелец счёта сделает новый аналогичный
документ. А значит действовать будет последний. Если вкладчик снимет
все средства со своего счёта, оно будет считаться ничтожным.
Получить деньги по распоряжению можно будет по истечении
полугодовалого срока с момента открытия наследства. Если это нужно
сделать раньше срока, то придется банку предоставить:
 распоряжение (если в нем нет других наследников);
 доказательства того, что иных документов на право
распоряжения вкладом нет.

77
По общим правилам необходимо выполнить следующее:
1) собрать пакет требуемых бумаг;
2) обратиться в отделение банка, в котором находилось
распоряжение;
3) заполнить заявление о получении средств и передать
сопутствующие документы;
4) получить средства.

Наследник может обратиться к нотариусу, если у него отсутствует


завещательное распоряжение, но есть информация о его наличии. В таком
случае нотариус направит соответствующие запросы в банки и выяснит
информацию, касаемо наличия такого документа. При возникновении
спорных вопросов рекомендуется обратиться в суд.
Перед тем как получить деньги по распоряжению, нужно
выполнить все необходимые действия от поиска отделения банка, где
наследодатель размещал вклад, до сбора документации и подачи
заявления.
Любой договор может быть отменён или изменён и завещательное
распоряжение не является исключением. Сделать это можно следующими
способами:
 предыдущее распоряжение отменяется, если составляется новое;
 завещательное распоряжение отменяется, если составляется
завещание, в котором указывается судьба этого же счёта;

Изменить текст можно, обратившись к нотариусу или в банк, в


котором составлялось предыдущее распоряжение. Отменить
распоряжение или изменить текст документа иначе нельзя.
Особенности завещательного распоряжения. Несмотря на то, что
завещательное распоряжение – это вид завещания, отождествлять данный
документ с завещанием не стоит. Распоряжение имеет ряд своих
особенностей, присущих только ему: распространяется только на
конкретный вклад или несколько вкладов, но не может решать судьбу
иного имущества; оформляется не только у нотариуса, но и в отделении
банка; могут использоваться те же инструменты, что и при составлении
завещания, например, распоряжение под условие. Нужно учесть тот факт,
что вклад, совершённый в период брака, является общим имуществом
супругов, поэтому муж или жена умершего могут частично оспорить
текст распоряжения в судебном порядке.

78
Завещательное распоряжение само по себе является
разновидностью завещания, но при этом его можно разделить на два вида:
Обычное. Для получения денежных средств нужно будет обратиться в
банк и собрать пакет бумаг. Особое. Передача вклада осуществляется при
выполнении оговоренных условий. Требования к наследникам не могут
противоречить действующим правовым нормам. Также можно условно
разделить распоряжения на оформляемые у нотариусов или
непосредственно в финансовых учреждениях. В зависимости от этого,
наследники смогут обладать правами на денежные средства после
обращения в разные структуры: либо в банк, либо к нотариусу. Правила
оформления документа, а также его отмены, изменения и реализации
определяются действующими правовыми нормами, а именно
Гражданским кодексом и Постановлением Правительства № 351 от
27.05.2002 года.
Таким образом, завещательное распоряжение считается отдельным
видом завещания, которое распространяется только на банковский или
иной денежный вклад. Документ имеет ограниченную природу, но по
своей сути схож с завещанием, так как предполагает передачу имущества
от одного лица другому после смерти первого.

Вопрос 6. Виды форм завещания. Оформление нотариально


удостоверенного завещания, завещания, приравненного к нотариально
удостоверенному, завещания, составленного в чрезвычайных
обстоятельствах, закрытого завещания.

Современным гражданским законодательством предусмотрены


следующие виды форм завещания:
 нотариально удостоверенное;
 приравненное к нотариально удостоверенному завещанию;
 составленное при чрезвычайных обстоятельствах;
 закрытое завещание.

Нотариально удостоверенное завещание.


Особенности оформления такого завещания:
 завещание должно быть написано завещателем лично или
записано с его слов нотариусом (п. 1 ст. 1125 ГК РФ);
 при написании завещания могут быть использованы: электронно-
вычислительная машина, пишущая машинка и другие технические
средства (п. 1 ст. 1125 ГК РФ);
 завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно
быть прочитано завещателем в присутствии нотариуса либо самим
нотариусом, если завещатель не может прочитать его (п. 2 ст. 1125 ГК
РФ);

79
 завещание должно быть собственноручно подписано
завещателем либо рукоприкладчиком по просьбе завещателя в
присутствии нотариуса (в случае наличия физических недостатков,
тяжелой болезни или неграмотности завещателя) (п. 3 ст. 1125 ГК РФ);
 при составлении завещания может присутствовать свидетель,
который должен подписать завещание в присутствии нотариуса (п. 4 ст.
1125 ГК РФ);
 нотариус обязан предупредить свидетеля и рукоприкладчика о
необходимости соблюдать тайну завещания (п. 5 ст. 1125 ГК РФ);
 нотариус обязан разъяснить завещателю права существующих
наследников на обязательную долю (п. 6 ст. 1125 ГК РФ);
 таким же образом составляется и оформляется завещание
должностными лицами органов местного самоуправления и консульских
учреждений РФ, уполномоченных на это законом.

Содержание нотариально удостоверенного завещания:


 место и дата составления завещания;
 данные завещателя: фамилия, имя, отчество и место проживания
(адрес);
 текст распоряжения.
 указание на то, что содержание ст. 1149 ГК РФ при составлении
завещания разъяснено нотариусом наследодателю;
 число составленных экземпляров (их должно быть два) и запись
о том, что один из экземпляров остается в делах нотариуса (указываются
фамилия, имя и отчество нотариуса и адрес нотариальной конторы), а
второй – выдается на руки завещателю (указываются фамилия, имя и
отчество);
 запись о прочтении текста завещания вслух;
 подпись завещателя;
 удостоверительная надпись нотариуса.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному.


Перечень таких завещаний указан в п. 1 ст. 1127 ГК РФ. Он не
изменился по сравнению с перечнем, установленным ст. 541 ГК РСФСР,
однако изменилась процедура их удостоверения.
Правила оформления таких завещаний:
 завещание должно быть подписано завещателем в присутствии
лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также
подписывает завещание (п. 2 ст. 1127 ГК РФ);
 к составлению таких завещаний применяются правила ст. 1124 и
1125 ГК РФ;
 такое завещание должно быть направлено лицом,
удостоверявшим завещание, по месту жительства завещателя в
нотариальную контору через органы юстиции (п. 3 ст. 1127 ГК РФ);
80
 лица, имеющие право удостоверять завещание, обязаны принять
все меры для приглашения к завещателю нотариуса, если этого желает
завещатель (п. 4 ст. 1127 ГК РФ);
 список лиц, имеющих право удостоверять завещание,
приравненное к нотариально удостоверенному, указанный в п. 1 ст. 1127
ГК РФ, является исчерпывающим.

Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах.


Введение данной формы завещания легализует возможность
составления завещания в простой письменной форме без удостоверения
его нотариусом или должностным лицом, уполномоченным законом.
Несмотря на то, что такое завещание составляется в чрезвычайных
обстоятельствах, законодатель устанавливает для завещателя
определенный порядок его составления, а именно:
 завещание должно быть составлено и подписано
собственноручно завещателем (п. 1 ст. 1129 ГК РФ);
 при составлении завещания должны присутствовать два
свидетеля, которые его подписывают (абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ);
 такое завещание в течение одного месяца после прекращения
чрезвычайных обстоятельств должно быть оформлено по форме,
предусмотренной ст. 1124–1128 ГК РФ. В противном случае оно
утрачивает силу (п. 2 ст. 1129 ГК РФ);
 завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах,
подлежит исполнению только при условии подтверждения его судом по
требованию заинтересованных лиц (п. 3 ст. 1129 ГК РФ);
 требование в суд должно быть заявлено заинтересованным лицом
до истечения срока, установленного для принятия наследства (п. 3 ст.
1129 ГК РФ);
 в случае оспаривания факта совершения завещания в
чрезвычайных обстоятельствах дело рассматривается в суде в порядке
искового производства, а в случае отсутствия спора по этому факту – в
суде в порядке особого производства.

Закрытое завещание.
Введение данной формы завещания заимствовано из юридической
практики дореволюционной России. Смысл такой формы завещания
заключается в том, что с содержанием завещания никто не знаком, кроме
завещателя. Это новая форма завещания для советского и постсоветского
времени. Особенности составления такого завещания (ст. 1126 ГК РФ):
 завещание должно быть собственноручно написано и подписано
завещателем, иначе оно может быть признано недействительным (п. 2 ст.
1126 ГК РФ);

81
 завещатель передает завещание в заклеенном конверте
нотариусу, не ознакомив последнего с его содержанием (п. 3 ст. 1126 ГК
РФ);
 передача конверта с завещанием осуществляется в присутствии
двух свидетелей, которые ставят на заклеенном конверте свои подписи (п.
3 ст. 1126 ГК РФ);
 нотариус запечатывает конверт с завещанием в свой конверт,
сделав надпись о завещателе, месте и дате принятия завещания, а также
данные о свидетелях (абз. 1 п. 3 ст. 1126 ГК РФ);
 нотариус обязан разъяснить завещателю положение п. 2 ст. 1126
ГК РФ (несобственноручное написание завещания завещателем влечет
его недействительность) и положение ст. 1149 ГК РФ (об обязательной
доле, полагающейся некоторым наследникам) и сделать об этом запись на
своем конверте (п. 3 ст. 1126 ГК РФ);
 нотариус обязан выдать завещателю документ,
подтверждающий принятие закрытого завещания (абз. 2 п. 3 ст. 1126 ГК
РФ);
 нотариус вскрывает конверт с завещанием не позднее чем через
15 дней со дня представления свидетельства о смерти завещателя (п. 4 ст.
1126 ГК РФ);
 при вскрытии конверта с завещанием должно присутствовать не
менее двух свидетелей. Также при этом могут присутствовать
заинтересованные лица из числа наследников по закону (п. 4 ст. 1126 ГК
РФ);
 после вскрытия конверта нотариус оглашает содержание
завещания и составляет протокол, удостоверяющий факт вскрытия
конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания (п. 4 ст.
1126 ГК РФ);
 составленный нотариусом протокол подписывается им и двумя
свидетелями (п. 4 ст. 1126 ГК РФ);
 подлинник вскрытого завещания остается у нотариуса на
хранении, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия
протокола (п. 4 ст. 1126 ГК РФ).

Оригинал протокола остается в наследственном деле у нотариуса.

82
Вопрос 7. Понятие и значение исполнения завещания.
Субъекты, исполняющие завещание. Причины, побуждающие
завещателя назначить душеприказчика.

Исполнением завещания считается совершение действий


юридического и фактического характера, как предусмотренных
завещанием, так и не указанных в нем, но необходимых для реализации
воли завещателя. Это понятие можно рассматривать в двух аспектах: с
формальной и материальной точек зрения.
С формальной точки зрения исполнение завещания составляют
процессуальные действия нотариуса, выражающиеся в призвании
наследников к наследству, выдаче им свидетельства о праве на
наследство и т.п.
С материальной точки зрения исполнение завещания –
деятельность определенных лиц по исполнению содержания завещания.
Исполнение завещания осуществляется на конечной стадии
приобретения наследства и является целью составления завещания:
завещание составляется для того, чтобы оно было исполнено.
Субъекты, исполняющие завещание.
ГК РФ предусматривает два вида таких субъектов (ст. 1133 ГК РФ):
а) наследники по завещанию;
б) душеприказчик (исполнитель завещания).
Все статьи ГК РФ, регулирующие исполнение завещания,
посвящены душеприказчику, несмотря на то что последний не всегда
назначается завещателем. Возложение завещателем обязанностей
исполнить завещание на конкретное лицо может быть вызвано
различными причинами:
 предупреждение возникновения споров между наследниками;
 необходимость наличия определенных навыков обращения с
наследственным имуществом;
 малолетний возраст наследников;
 недееспособность совершеннолетних наследников;
 плохое состояние здоровья наследников;
 предупреждение возможных отступлений от воли наследодателя
при разделе наследственного имущества.

83
Душеприказчиком может быть только физическое лицо. В этой
роли могут выступить кто-либо из наследников по закону или по
завещанию, а также любое постороннее лицо (абз. 1 п. 1 ст. 1134 ГК РФ).
Душеприказчиком может быть только дееспособный субъект. В случае
назначения завещателем по одному и тому же наследственному делу
нескольких душеприказчиков их функции должны быть установлены
завещателем в завещании либо распределены ими самими. В этом случае
на деятельность таких душеприказчиков будут распространяться правила
ст. 321 ГК РФ об исполнении обязательства со множественностью лиц.
Наделение гражданина полномочиями душеприказчика возможно лишь с
его согласия. Оно может быть выражено тремя способами:
 совершением собственноручной надписи на самом завещании;
 соответствующим заявлением, приложенным к завещанию;
 соответствующим заявлением, поданным нотариусу в течение
одного месяца со дня открытия наследства (абз. 2п. 1 ст. 1134 ГК РФ).

Гражданин признается давшим согласие быть исполнителем


завещания, если он фактически приступил к исполнению завещания в
течение одного месяца со дня открытия наследства (абз. 3 п. 1 ст. 1134 ГК
РФ).
Полномочия душеприказчика основываются на завещании,
которым он назначен, и удостоверяются соответствующим
свидетельством, выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 ГК РФ). Эти
полномочия похожи на полномочия представительства, так как
обязывают душеприказчика к выполнению ряда юридических актов. При
этом он является необычным представителем – представляет само
наследство, а не завещателя, поскольку последний уже умер и
правоспособность его окончилась. Однако полномочия душеприказчика
не признаются представительством, поскольку наследство не является
субъектом права. Он вправе от своего имени вести дела, связанные с
исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных
органах и государственных учреждениях (п. 3 ст. 1135 ГК РФ).
Душеприказчик может быть освобожден от своих обязанностей по
его просьбе либо по заявлению наследников. Однако это возможно только
при следующих условиях (п. 2 ст. 1134 ГК РФ):
1) в наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению
душеприказчиком своих обязанностей;
2) после открытия наследства;
3) только в судебном порядке.

84
Меры, принимаемые душеприказчиком в ходе исполнения
завещания. Полномочия душеприказчика обязывают его принять
определенные меры для исполнения завещания. К их числу относятся и
меры, предусмотренные п. 2 ст. 1135 ГК РФ:
а) меры, осуществляемые в интересах наследников:
 обеспечение перехода к наследникам наследственного
имущества в соответствии с волей наследодателя и законом;
 принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране
наследства и управлению им в интересах наследников;
 получение причитающихся наследодателю денег и иного
имущества для передачи наследникам;

б) меры, направленные на выполнение завещательного отказа или


завещательного возложения.

Список этих мер неисчерпывающий.


Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания.
Деятельность душеприказчика, как правило, безвозмездна, так как
он связан с завещателем личными доверительными отношениями. В силу
этого ст. 445 ГК РСФСР закрепляла положение, имевшее место на
практике. В ст. 1136 ГК РФ это положение подверглось изменению:
душеприказчик имеет право на вознаграждение за свои труды, но только
если это предусмотрено завещанием и только за счет завещателя – его
имущества, переходящего по наследству. Размер вознаграждения должен
быть определен завещателем в завещании, в противном случае он
определяется в соответствии с обычаями делового оборота.
Кроме того, закон предусматривает возмещение расходов
душеприказчика, понесенных им в связи с исполнением завещания. Они
могут быть связаны с уплатой платежей (например, оплаты жилья,
коммунальных услуг, пошлин при предъявлении исков в суд о возврате
имущества, железнодорожных билетов, других проездных документов,
проживания в гостинице и др.), с поддержанием наследственного
имущества в надлежащем состоянии, хранением, управлением им и др.
Эти затраты также подлежат возмещению за счет наследственного
имущества, а не за счет наследников.
Поскольку возмещать эти расходы будут наследники,
душеприказчик обязан:
 представить им документы (платежные квитанции, чеки,
проездные билеты и пр.), подтверждающие совершенные им расходы;
 доказать целенаправленность расходов;
 обосновать необходимость совершенных расходов.
Необходимые расходы должны быть возмещены душеприказчику
независимо от того, было ли это право оговорено в завещании.

85
ГК РФ не предусматривает возможность начисления процентов на
денежные средства душеприказчика, несмотря на то что он оплачивает
расходы наследников в кредит, и последующая компенсация его расходов
наследниками может не покрыть убытков, возникших в связи с
инфляцией.

Вопрос 8. Изменение и отмена составленного завещания.


Недействительность завещания.

В соответствии со ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или


изменить составленное им завещание в любое время после его
совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.
Отмена завещания – это распоряжение наследодателя об утрате
юридической силы ранее совершенного завещания. Данная категория
наследственного права подразумевает под собой полный отказ
наследодателя от ранее осуществленных завещательных предписаний.
Вместе с тем не исключается вариант с частичным изменением
содержания ранее выполненного завещания.
Изменение завещания – это отдельные распоряжения
наследодателя, перераспределяющие права и обязанности наследников
либо их наследственные доли. Проанализируем обозначенные правовые
институты более детально.
Отмена и изменение завещания не требуют никаких юридических
оснований (например, конфликт между будущим наследником и
завещателем, изменение материального положения и др.), т.е.
предоставляется полная свобода усмотрения наследодателя по вопросу
корректировки ранее отданных распоряжений.
Кроме того, отмена и изменение завещания не требуют на то
согласия или уведомления третьих лиц, в том числе имеющих в данном
деле юридический интерес (наследников, их законных представителей).
При наличии таких обстоятельств нарушался бы общий принцип свободы
совершения завещательных распоряжений.
Существует два способа отмены завещания.
Прямая отмена, т.е. однозначные указания наследодателя об
утрате юридической силы ранее составленного завещания.
Она, в свою очередь, реализуется в двух формах:
 прямая отмена прежних распоряжений в новом завещании;
 прямая отмена путем оформления специального документа (в
данном случае правовым следствием последнего действия будет
наследование по закону).

86
Косвенная отмена, т.е. составление нового завещания,
отменяющего прежнее, без непосредственного указания на данный факт.
В указанной ситуации содержание нового завещания напрямую
противоречит ранее составленному, и поэтому закон отдаст ему
преимущество исходя из времени совершения.
Способы изменения завещания могут быть двух видов:
1) изменение состава наследников (например, добавление либо
удаление кого-либо из претендентов на наследство);
2) перераспределение наследственных прав и обязанностей
(например, увеличение либо уменьшение доли кого-либо из наследников,
обременение приобретения им наследственных прав дополнительными
условиями и др.).

При изменении завещания либо составлении нескольких


завещаний, независимо от их количества, действует принцип
содержательной сопоставимости завещательных распоряжений,
подразумевающий под собой проведение сравнительного анализа
положений завещаний. Например, в первом завещании наследодатель
завещал своим двоим детям телевизор, а во втором отдал супруге все
остальное имущество, соответственно оба завещания действительны, и
дети разделят телевизор в равных долях, а супруга получит единолично
оставшееся имущество.
При наличии двух и более завещаний, которые полностью либо
частично противоречат друг другу, отмена последнего не
восстанавливает действие предыдущего. Например, в первом завещании
наследодатель все имущество завещал дочери, во втором сыну, а затем
отдал специальное распоряжение об отмене последнего завещании, в
данной ситуации первое завещание не будет восстановлено, а
осуществится наследование по закону.
В случае признания последующего завещания недействительным,
действие предыдущего восстанавливается. При наличии двух
противоречащих друг другу завещаний последнее было признано судом
недействительным вследствие нарушений в его оформлении (например,
отсутствовал свидетель при удостоверении завещания главным врачом
больницы), тогда будет действительно первое завещание.
Оформление отмены и изменения завещания осуществляются
такими же способами, какие установлены ятя общих правил составления
завещаний (удостоверение нотариусом, иным должностным лицом –
консулом, начальником исправительного учреждения и др.).

87
Нотариально удостоверенное (аналогичное либо приравненное к
нему) завещание не может быть отменено или изменено чрезвычайным,
или банковским завещанием. Таким образом, законодатель придает более
весомое юридическое значение данным видам завещательных
распоряжений в силу более детальной процедуры их оформления и
значимости статуса должностных лиц, совершающих удостоверительную
надпись.
При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой
недействительность завещания в зависимости от основания
недействительности, завещание является недействительным в силу
признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от
такого признания (ничтожное завещание), что закреплено в ст. 1131.
Завещание может быть признано судом недействительным по иску
лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
Не могут служить основанием недействительности завещания
описки и другие незначительные нарушения порядка его составления,
подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не
влияют на понимание волеизъявления завещателя.
Недействительным может быть как завещание в целом, так и
содержащиеся в нем отдельные завещательные распоряжения.
Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в
завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно
предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии
распоряжений, являющихся недействительными.
Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в
качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по
закону или на основании другого, действительного, завещания.
При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания
или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в
нем слов и выражений (ст. 1132 ГК РФ). В случае неясности буквального
смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем
сопоставления его с другими положениями и смыслом завещания в
целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное
осуществление предполагаемой воли завещателя.
В соответствии со ст. 1133 ГК РФ исполнение завещания
осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев,
когда его исполнение полностью или в определенной части
осуществляется исполнителем завещания (ст. 1134 ГК РФ).
Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им
в завещании гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) –
независимо от того, является ли он наследником.

88
Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается в
его собственноручной надписи на самом завещании или в заявлении,
приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в
течение месяца со дня открытия наследства.
Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем
завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства
фактически приступил к исполнению завещания.
После открытия наследства суд может освободить исполнителя
завещания от его обязанностей по просьбе как самого исполнителя
завещания, так и наследников, если есть обстоятельства, препятствующие
исполнению гражданином этих обязанностей.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании,
которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством,
выдаваемым нотариусом (ст. 1135 ГК РФ).
Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания
должен принять необходимые для исполнения завещания меры:
1. Обеспечить переход к наследникам причитающегося им
наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании
волей наследодателя и законом.
2. Принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране
наследства и управлению им в интересах наследников.
3. Получить причитающиеся наследодателю денежные средства и
иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не
подлежит передаче другим лицам, т.е. право на получение подлежавших
выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо
причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей (пенсий,
стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию)
принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а
также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали
они совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183 ГК РФ).
4. Исполнить завещательное возложение либо требовать от
наследников исполнения завещательного отказа или завещательного
возложения.

Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела,


связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других
государственных органах и государственных учреждениях.
Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет
наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания,
а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства,
если это предусмотрено завещанием (ст. 1 136 ГК РФ).

89
Вопросы для самопроверки:
1. Что представляет собой завещание в юридическом смысле?
2. Какое имущество может быть предметом завещания?
3. В чем заключается главное назначение завещания?
4. Какие лица обладают полной завещательной
правоспособностью?
5. Возможно ли составить коллективное завещание?
6. В чем выражается свобода завещания?
7. Какие наследники считаются необходимыми?
8. Можно ли лишить необходимого наследника права
наследования?
9. Каковы условия признания иждивения?
10. Какую долю получают необходимые наследники?
11. В чем важность правильной характеристики отдельных видов
имущества?
12. В каком порядке решается спор между наследниками?
13. Какие предусмотрены виды лишения наследственного
имущества?
14. Когда возникает обязанность завещательного отказа?
15. Может ли завещательное возложение носить
неимущественный характер?
16. Позволяет ли закон отказываться от исполнения легата?
17. Может ли завещательный отказ быть возложен на нескольких
наследников?
18. Может ли оказание услуг быть условием легата?
19. Какой характер обязанности может быть у завещательного
возложения?
20. Какие лица вправе требовать исполнения завещательного
возложения?
21. Что понимают под «завещательным распоряжением вкладом»?
22. Какие существуют способы составления завещательного
распоряжения на вклад?
23. В каком случае распоряжение будет считаться прекращённым?
24. Какие последствия влечёт снятие вкладчиком всех средств со
счёта?
25. Какие особенности характерны завещательному
распоряжению?
26. Какие виды форм завещания предусмотрены Законодателем в
настоящее время?
27. Предусматривает ли закон возможность использования
технических средств при составлении завещания?
28. Является ли обязательным условием удостоверение
нотариусом завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах?
29. В чём заключается особенность закрытого завещания?

90
30. Какие правила существуют для оформления завещаний,
приравненных к нотариально удостоверенным?
31. Что признаётся исполнением завещания?
32. Кто входит в состав субъектов, исполняющих завещание?
33. Кто может быть душеприказчиком?
34. Возможно ли наделение гражданина полномочиями
душеприказчика без его согласия?
35. Может ли душеприказчик быть освобождён от своих
обязанностей?
36. Что понимается под «отменой завещания»?
37. Обязан ли наследодатель объяснять причину отмены
завещания?
38. Какие способы отмены завещания существуют?
39. Что понимается под «изменением завещания»?
40. Возможно ли оспаривание завещания до открытия наследства?

Литература по теме:

1. Суханов Е.А. Российское гражданское право. Т.1: Общая часть.


Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные
неимущественные права / Е.А. Суханов; отв.ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд.,
стереотип. – М.: Статут, 2019. – 985 с.
2. Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права в части третьей
ГК РФ / Н.В. Ростовцева // Юрист. – 2018. – № 3. – С.13–16.
3. Романова Е.Н Завещательный отказ как основание
возникновения ограничений в праве частной собственности / Е.Н.
Романова, Н.Л. Ходырева // Общество и право. – 2018. –№3. – С. 94–97.
4. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые
проблемы теории и практики / Е.М. Мальцева // Историческая и
социально-образовательная мысль. – 2019. – №3. – С. 272–276.
5. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике:
комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), методические рекомендации, образцы
документов, нормативные акты, судебная практика: практическое
пособие [Электронный ресурс] / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. – 5-
е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2019 // Доступ из справ. -
правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы
завещания как сделки / У.А. Атаев // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2018. – №4. Ч.1. – C. 31–
34.

91
Тема 4. Наследование по закону

Вопросы темы:
1. Понятие наследования по закону.
2. Отличие наследования по закону от наследования по
завещанию.
3. Основные положения наследования по закону.
4. Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие
свойства.
5. Число очередей наследников по закону. Состав наследников,
призываемых в каждой очереди.
6. Наследование по праву представления.
7. Наследование усыновленными и усыновителями.
8. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию
его имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию.
9. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспособности.
Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца
наследодателя.
10. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
11. Правила наследования усыновленными лицами и
усыновителями.
12. Правила доказывания гражданами своего субъективного права
на наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами
при этом.
13. Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав
лиц, наследующих по закону.
14. Права супруга при наследовании.
15. Наследование выморочного имущества.

Вопрос 1. Понятие наследования по закону.

В соответствии с российским законодательством, наследование по


завещанию имеет приоритетное значение перед наследованием по закону.
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место,
когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных ГК РФ.
Наследование по закону – это воплощение принципа
предполагаемой воли наследодателя: если он не оставил завещания,
считается что таким образом он желал бы, чтобы его имущество после
смерти перешло к его ближайшим родственникам, то есть той очереди
наследников, которая в соответствии с законом подлежит призванию к
наследованию.
92
Наследники по закону – это физические лица, являющиеся
родственниками умершего наследодателя, которые призываются к
наследованию при отсутствии завещания, его недействительности либо
наличии иных обстоятельств, исключающих приобретение наследства по
завещанию.
Таким образом, одним из оснований принятия наследства является
наследование по закону, к которому наследники призываются в порядке
очередности, установленной законодательством.

Вопрос 2. Отличие наследования по закону от наследования по


завещанию.

Говоря об основных различиях наследования по закону и


наследования по завещанию, нужно отметить следующее:
Требования к наследодателю. Каких-либо требований в
отношении наследодателя при наследовании по закону не предъявляется.
Завещатель должен быть полностью дееспособным.
Действия при наследовании по завещанию и по закону. Чтобы
стать наследодателем по закону, каких-либо действий совершать не надо.
Завещание по общему правилу требуется заверить у нотариуса.
Круг наследников. При наследовании по закону, имущество
наследодателя распределяется между родственниками умершего. Круг
лиц, которые могут стать наследниками по завещанию, значительно
шире, чем при получении наследства по закону. Наследниками по
завещанию могут быть граждане, юридические лица, Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, зарубежные государства.
Доли наследников. Доли наследников по закону равны.
Завещатель может самостоятельно определять, какое имущество кому
достанется.
Воля наследодателя. При наследовании по закону воля
наследодателя отсутствует. Завещатель может установить завещательное
возложение, завещательный отказ, принять решение о создании
наследственного фонда.
Дополнительные наследники. При получении имущества по
закону вместе с наследниками призываемой очереди в наследство вправе
вступить граждане, находившиеся на содержании умершего. При
наличии завещания соблюдаются права лиц на обязательную долю в
наследстве.

93
Таким образом, при наследовании по закону, в отличие от
наследования по завещанию, круг наследников, их назначение и порядок
распределения наследства между ними зависят не от воли завещателя, а
исключительно от законодателя. Кроме того, в отличие от наследования
по завещанию, где наследодатель может определить долю наследства,
при наследовании по закону доли в наследстве каждого из наследников
являются равными. Исключение составляют наследники, призываемые к
наследованию наряду с наследниками соответствующей очереди по праву
представления.

Вопрос 3. Основные положения наследования по закону.

Наследование по закону происходит, когда нет завещания, нет


наследственного договора или когда по таким сделкам передается только
часть имущества. В назначении умершему определенных преемников
закон руководствуется предполагаемою волею наследодателя. Закон
становится в положение последнего и назначает тех лиц, которых, по всей
вероятности, назначил бы и сам наследодатель.
Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в
живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся после открытия наследства
При наличии завещания наследование по закону возможно в
следующих случаях:
1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по
закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась
бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае, к
наследованию призывается следующая очередь наследников;
2) суд признал завещание недействительным полностью или в
части;
3) завещана только часть имущества;
4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не
успев его принять;
5) завещатель в своем завещании нарушил требования об
обязательной доле;
6) наследник по завещанию отстраняется о наследования как
недостойный.

При наследовании по закону наследственное имущество делится


поровну между наследниками призываемой очереди. Исключением из
этого правила является наследование по праву представления. По праву
представления наследуют дети и их потомки, если ко времени открытия
наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником
по закону. Право представления возможно только при призвании к
наследованию наследников первой, второй или третьей очереди

94
При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его
наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Согласно
правилам п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники каждой последующей очереди
наследуют, в случаях, если:
1) нет наследников предшествующих очередей;
2) никто из наследников предшествующих очередей не имеет
права наследовать;
3) все они отстранены от наследования;
4) лишены наследства;
5) никто из них не принял наследства;
6) все они отказались от наследства.

Таким образом, наследование по закону происходит, когда нет


завещания, нет наследственного договора, а также в иных случаях,
установленных Законом.

Вопрос 4. Понятие родства. Прямая и боковая линия родства.


Понятие свойства.

Родство имеет важное значение в области наследственных прав.


Родство – это обозначение кровной связи между людьми, то есть
родство – это связь, основанная на происхождении одного лица от
другого или на происхождении группы людей от общего предка.
Закон устанавливает линии и степени родства – это такие
количественные характеристики, которые применяются для правильного
регулирования наследственных отношений. Между двумя лицами, из
коих одно произошло, родилось от другого, есть одно только рождение.
Кроме этого случая, между двумя лицами того же рода всегда можно
насчитать несколько рождений. Чем менее насчитывается рождений
между двумя лицами, тем ближе их родство, и наоборот - чем более
рождений, тем родство отдаленнее. Эти рождения называются степенями.
Линии родства различаются прямые и боковые. Прямая линия
родства обозначает родственников, которые последовательно происходят
один от другого: сын от отца, отец от деда, и т.д. Отсчет по прямой линии
может быть как по восходящей (восходящие прямые родственники —
внук, сын, отец, дед), так и по нисходящей, то есть отсчет в
противоположном направлении (нисходящие прямые родственники).
Боковая линия родства обозначает родственников, которые
происходят от одного общего предка. Родственниками по боковой линии
являются:
 родные братья и сестры (они имеют общих родителей либо
одного из них);
 двоюродные братья и сестры (имеют общих дедушку и бабушку
или одного из них);

95
 троюродные братья и сестры (имеют общих прадедушку и
прабабушку или одного из них);
 дядя (тетя) и племянник (племянница) - общий предок для них
является отцом (матерью) для дяди (тети) и дедушкой (бабушкой) для
племянника (племянницы).

Степень родства определяется количеством рождений,


устанавливающих связь между лицами, находящимися в родственных
связях. То есть, степень родства – это число рождений,
предшествовавших возникновению родства двух лиц, за исключением
рождения предка. При прямой степени родства не принимается во
внимание рождение предка, а при боковой - рождение общего предка.
Например, отец и сын – первая степень прямого родства (рождение отца
во внимание не принимается), дед и внук – 2-ая степени прямого родства,
а родные братья и сестры – 2-ая степень бокового родства.
Наряду с родством выделяют свойство, то есть связь (юридически
значимые отношения), существующую между одним супругом и
родственниками другого супруга. Однако свойство не основано на
кровной близости или происхождении от общего предка. Свойство – это
отношение между супругом и родственниками другого супруга, а также
между родственниками супругов.
Особенности свойства состоят в том, что:
1) свойство возникает из брака, но лишь при наличии в живых
родственников супругов в момент заключения брака;
2) кровная близость между свойственниками отсутствует.

Свойственниками являются:
 свекор (свекровь) – отец (мать) мужа;
 тесть (теща) - отец (мать) жены;
 зять - муж дочери или сестры;
 сноха (невестка) – жена сына;
 мачеха - жена отца по отношению к его ребенку от прежнего
брака;
 отчим – муж матери по отношению к ее детям от прежнего
брака;
 пасынок – сын одного из супругов по отношению к другому
супругу;
 падчерица – дочь одного из супругов по отношению к другому
супругу;
 золовка – сестра мужа;
 шурин – брат жены;
 свояченица - сестра жены;
 свояк - муж свояченицы.

96
В семейном праве, так же как и в наследственном праве,
регулируются отношения свойства только между отчимом (мачехой) и
пасынком (падчерицей).

Вопрос 5. Число очередей наследников по закону. Состав


наследников, призываемых в каждой очереди.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке


очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает восемь
очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди
призываются к наследованию при отсутствии наследников
предшествующих очередей, либо в случае, если никто из них не имеет
права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо
лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все
они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в
равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву
представления.
1. Близкими родственниками – наследниками первой очереди –
признаются родители, дети, супруг (супруга) наследодателя. По
действующему законодательству указанные лица являются зависимыми
друг от друга не только с момента рождения и до совершеннолетия, но и
в старости, а также в случае особо сложившихся обстоятельств
(возникшая нетрудоспособность по инвалидности и т. п.).
Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в юридически
оформленных брачных отношениях на момент смерти последнего.
Фактические брачные отношения – брачное сожительство, а также
церковный брак – не порождают юридических последствий при открытии
наследства и не служат основанием для вступления в наследство. Такие
лица вообще не входят в круг наследников, они могут претендовать лишь
на свое личное имущество, которое не включается в наследственную
массу. Иное дело, если они проживали совместно и являлись
иждивенцами наследодателя.
Супруг, состоящий в юридическом браке, при открытии наследства
получает из всего имущества свое, принадлежавшее ему до вступления в
брак и полученное в дар имущество, личные вещи, кроме предметов
роскоши, а также свою долю имущества, нажитого при совместной
жизни. Это имущество не входит в наследственную массу. Имущество, не
принадлежащее пережившему супругу, входит в состав наследства,
которое и делится между наследниками. Если кто-то из наследников не
согласен с таким разделом и считает, что переживший супруг назвал в
качестве своего имущества имущество умершего супруга, то он может
подать иск в суд и раздел имущества будет происходить уже в судебном
порядке.

97
Дети умершего также являются наследниками первой очереди,
причем имеются в виду не только дети, зарегистрированные при
рождении (единокровные дети), но и дети, для которых отцовство
установлено в законном порядке, а также усыновленные, удочеренные и
др. Усыновленные дети в правах наследования приравниваются к
единокровным и получают равную с ними долю в наследуемом
имуществе. Также согласно закону наследником является ребенок
наследодателя, родившийся уже после смерти наследодателя.
Родители наследодателя тоже входят в число наследников первой
очереди. Им причитается равная доля в наследстве первой очереди,
причем долю в наследстве получает каждый из родителей. Переживший
родитель получает как свою долю наследства, так и часть доли умершего
родителя наравне с другими наследниками первой очереди, другими
детьми и родителями, по отношению к которым наследуемая доля
является наследственной массой, раздел которой производится по общим
основаниям.
В отличие от супружеского родства, которое может быть
прекращено путем расторжения брака (де-юре), после чего родственные
отношения прекращаются независимо от наличия связующего звена
(совместно нажитых детей), кровное родство не прекращается (де-факто)
даже после юридического прекращения родственных отношений. Такой
правовой акт, как лишение родительских прав или отказ от ребенка в
пользу усыновителя, лишь снимает или налагает обязательство на
родителей или детей, но не прекращает кровного родства.
Вне зависимости от степени родства законодательно установлена
доля наследования нетрудоспособных лиц и лиц, состоявших на
иждивении умершего не менее года и проживавших совместно с ним.
Указанные лица являются наследниками по закону и могут вступать в
наследство наравне с наследниками первой очереди.

2. Наследниками второй очереди являются лица, состоящие в


родственных отношениях с наследодателем, а также иные приравненные
к ним лица: полнородные и неполнородные братья и сестры
наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со
стороны матери. Они призываются к наследству, если нет наследников
первой очереди.
Полнородные братья и сестры наследодателя имеют общих
родителей – отца и мать. Неполнородные братья и сестры могут быть
единокровными, т.е. имеющими общего отца, и единоутробными, т.е.
имеющими общую мать.
Сводные братья и сестры, т. е. не имеющие кровного родства (у них
разные родители, хотя и проживающие совместно в зарегистрированном
браке), наследниками второй очереди не являются.

98
Дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери
наследуют наравне с братьями и сестрами наследодателя по закону, если
состоят в кровном родстве с внуками и внучками.
Приемные бабушки и дедушки, не состоящие в кровном родстве с
внуками и внучками, наследниками второй очереди быть не могут.
Племянники и племянницы наследодателя, т.е. дети полнородных и
неполнородных братьев и сестер наследодателя, наследниками второй
очереди не являются, но наследуют по праву представления долю своего
умершего отца или матери в равных частях.

3. Наследниками третьей очереди по закону являются дяди и тети


наследододателя, т.е. полнородные и неполнородные братья и сестры
родителей наследодателя.
Дяди и тети по линии отца равны в правах наследования с
аналогичными родственниками по линии матери. Их дети, т. е.
двоюродные братья и сестры наследодателя, самостоятельного права
наследования третьей очереди не имеют; они наследуют по праву
представления.
Иждивенцы права наследования по представлению не имеют. Они
могут наследовать лишь имущество лица, у которого находились на
иждивении.

4. В качестве наследников четвертой очереди призываются к


наследованию родственники третьей степени родства – прадедушки и
прабабушки наследодателя, т. е. родители бабушек и дедушек как со
стороны матери, так и стороны отца. Они наследуют имущество таким же
образом, как и наследники второй очереди.

5. Наследниками пятой очереди будут родственники четвертой


степени родства: двоюродные внуки и внучки – ети родных племянников
и племянниц наследодателя – и двоюродные дедушки и бабушки –
родные братья и сестры его дедушек и бабушек.
Следует иметь в виду, что двоюродные внуки и внучки не могут
наследовать имущество, если его не приняли, отказались от наследства,
лишены наследства либо отстранены от наследования наследники второй
очереди наследования – братья и сестры, поскольку по законам
формальной логики при отсутствии наследников второй очереди в
природе вообще не может быть двоюродных внуков и внучек.

6. В качестве наследников шестой очереди законом определены


родственники пятой степени родства: двоюродные правнуки и правнучки
– дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, двоюродные
племянники и племянницы – дети его двоюродных братьев и сестер,
двоюродные дяди и тети – дети его двоюродных дедушек и бабушек.

99
7. Для призвания к наследованию по закону предпоследней,
седьмой, очереди наследников необходимым условием является
отсутствие всех предыдущих очередей наследников, т.е. родственников
по крови и по рождению. В этих случаях к наследованию в качестве
наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки и
падчерицы, т.е. неусыновленные дети одного из супругов наследодателя,
а также отчим и мачеха, т. е. неродные и неусыновившие супруги одного
из родителей наследодателя.

8. При отсутствии наследников всех перечисленных очередей к


наследованию призываются наследники восьмой очереди:
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя в качестве
самостоятельных наследников.

Вопрос 6. Наследование по праву представления.

Существуют категории наследников трех первых очередей,


которые наследуют в особом порядке, именуемом наследованием по
праву представления. Указанный вид наследования применяется в
исключительных случаях при наличии установленных законом условий.
К числу наследников по закону относятся и наследники,
призываемые к наследству по праву представления. Наследование по
праву представления - это особый вид наследования, в соответствии с
которым доля наследника по закону первой, второй или третьей очереди,
умершего до открытия наследства (смерти наследодателя) либо
одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам (детям),
являющимся наследниками по закону, и делится между ними поровну (п.
1 ст. 1146 ГК РФ). Данную категорию следует отличать от
наследственной трансмиссии и от признания к наследованию
подназначенного наследника:
 при наследственной трансмиссии (переходе права на принятие
наследства) наследник, призванный к наследованию, умирает после
открытия наследства, не успев принять наследство, а при наследовании
по праву представления наследник умирает раньше наследодателя, т.е. до
открытия наследства;
 подназначенный наследник назначается наследодателем на
случай, если основной назначенный наследник умирает до открытия
наследства или отказывается от наследства после его открытия, а право
представления предполагает возможность занятия при наследовании
места, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии
родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства.

100
Призвание к наследованию наследников по праву представления
происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в законе
специальных условий и характеризуется определенным своеобразием.
Так, при наследовании в порядке представления доля наследства,
причитающаяся прямому наследнику, делится между наследниками по
представлению поровну. При наследовании по праву представления не
передается обязательная наследственная доля, так как ее получение
неразрывно связано с личностью наследников, круг которых строго
определен нормами законодательства.
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к
соответствующим потомкам:
 наследникам второй очереди по праву представления наследуют
племянники и племянницы наследодателя – дети полнородных и
неполнородных братьев и сестер наследодателя;
 наследникам третьей очереди – двоюродные братья и сестры –
дети дядей и тетей наследодателя.

Наследники по праву представления подразделяются на очереди


представления в наследстве:
1) умершие дети наследодателя представляются внуками и их
прямыми потомками по нисходящей линии (правнуки и т.д.);
2) родные братья и сестры наследодателя (в т.ч. неполнородные)
представляются племянниками (племянницами);
3) родные братья и сестры родителей наследодателя
представляются двоюродными братьями и сестрами наследодателя.

Представляющие наследники отвечают по долгам наследодателя, а


не по долгам представляемого ими наследника.
Не наследуют по праву представления потомки наследника любой
очереди наследования по закону, лишенного наследодателем наследства,
а также наследника, который умер до открытия наследства или
одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

Вопрос 7. Наследование усыновленными и усыновителями.

Усыновление – это одна из форм устройства несовершеннолетних


детей, оставшихся без попечения родителей. В Российской Федерации
установлен судебный порядок усыновления в соответствии с нормами
гражданского процессуального законодательства. Правовые последствия
усыновления возникают со дня вступления в законную силу решения суда
об усыновлении (п. 3 ст. 125 СК РФ).

101
Нотариусам при оформлении наследственных прав между
усыновителями и усыновленным важно иметь в виду, что в соответствии
со ст. 134 СК РФ за усыновленным ребенком по общему правилу
сохраняются его имя, отчество и фамилия. По просьбе усыновителя
усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также
указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка определяется по
имени усыновителя, если усыновитель — мужчина, а при усыновлении
ребенка женщиной — по имени лица, указанного ею в качестве отца
усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей
различные, по соглашению супругов-усыновителей ребенку
присваивается фамилия одного из них.
По общему правилу, особенности наследования усыновленных и
усыновителей заключаются в том, что при наследовании по закону
усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его
родственники – с другой, приравниваются к родственникам по
происхождению – кровным родственникам (п. 1 ст. 1147 ГК РФ). Это
означает, что усыновленный и усыновитель входят в первую очередь
наследников подобно родителям и детям, а потомки усыновленного
наследуют по закону после смерти усыновителя по праву представления
подобно внукам усыновителя и их потомкам. Из этого правила есть
исключения:
1. Дети, усыновленные после смерти родителей, призываются к
наследованию по закону после их смерти и после смерти прочих кровных
родственников, право на наследование имущества которых они имели до
усыновления, поскольку на день смерти наследодателя правоотношения
с ними не были прекращены;
2. В соответствии со ст. 137 СК РФ при усыновлении ребенка одним
лицом личные неимущественные и имущественные отношения могут
быть сохранены с другим из родителей по его просьбе (например,
усыновление ребенка отчимом или мачехой), в этом случае
усыновленный ребенок и его потомство и родитель, с которым сохранены
правоотношения, и его кровные родственники являются наследниками
друг друга;
3. Когда один из родителей умер, но по просьбе дедушки и бабушки
со стороны умершего родителя при усыновлении ребенка сохраняются
его личные неимущественные и имущественные права и обязанности по
отношению к указанным лицам, то в этом случае ребенок и его дедушка
с бабушкой со стороны умершего родителя являются наследниками друг
друга (п. 4 ст. 137 СК РФ).

102
При отмене усыновления наследственные отношения между
усыновленными и усыновителями прекращаются со дня вступления в
силу решения суда об отмене усыновления. Отношения, в том числе
наследственные, с кровными родственниками при отмене усыновления
восстанавливаются не автоматически, а лишь в случае, если этого
требуют интересы ребенка (ст. 143 СК РФ).

Вопрос 8. Условия призвания иждивенцев наследодателя к


наследованию его имущества.

Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к


наследованию.
Условием призвания иждивенца наследодателя к наследованию его
имущества является нахождение гражданина на иждивении
наследодателя не менее одного года до его смерти.
Для призвания иждивенцев к наследованию имеет значение:
1) являются ли иждивенцы наследодателя наследниками по
закону или нет;
2) проживали ли иждивенцы наследодателя на момент его смерти
совместно с ним либо раздельно.

В соответствии с этими условиями все иждивенцы наследодателя


делятся на две группы.
1. Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям со
второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся
родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к
родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), и
лица, находящиеся в отношениях свойства. Так как супруг, родители
(усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя
являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми
другими наследниками, на них не распространяются положения о
нетрудоспособных иждивенцах.
2. Нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу
наследников по закону, установленных вышеназванными статьями
очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства,
не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях
свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения
(например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем
ни родственными узами, ни свойством.

103
Вопрос 9. Понятие иждивенчества. Понятие
нетрудоспособности. Доказательства, подтверждающие
нетрудоспособность иждивенца наследодателя.

Право получить наследие имеют разные категории граждан, к их


числу относят и нетрудоспособных иждивенцев, как особенную
категорию наследников по закону. Для того чтобы им наследовать чье-то
имущество, им не нужно быть родственником или близким человеком
(супругом) наследодателю, также они могут призваться в случае, если в
день открытия наследия являются нетрудоспособными, находящимся до
этого на иждивении у покойного и проживали с ним совместно не
меньше, чем один год перед его смертью.
Иждивенец – это лицо, получающее средства к существованию
полностью за счет наследодателя либо такие средства, которые для него
являются основным и постоянным источником к существованию. При
этом не имеет значения, получает ли иждивенец пенсию или пособие;
важно лишь доказать, что эти пенсия и пособие обеспечивают его
потребности не полностью. Иждивение имеет значение лишь в том
случае, если длилось не менее года до смерти наследодателя. Таким
образом, иждивение, менее продолжительное либо более
продолжительное, но закончившееся до смерти наследодателя, не имеет
правового значения.
Нетрудоспособность – отсутствие в силу различных жизненных
обстоятельств возможности осуществления трудовой (иной приносящей
доход) деятельности либо существенное ее ограничение, связанное с
наличием физических недостатков лица.
В соответствии с законом нетрудоспособными лицами являются:
1) лица, не достигшие 16 летнего возраста;
2) лица, обучающиеся в школах и иных учебных заведениях не
достигшие 18 летнего возраста;
3) лица, обучающиеся в средних и высших учебных заведениях
по очной форме образования не достигшие 23 летнего возраста;
4) неработающие лица, достигшие пенсионного возраста (55 лет –
для женщин, 60 лет – для мужчин);
5) лица, имеющие инвалидность I, II, группы;
6) лица, имеющие инвалидность III, группы если утрачена
трудоспособность

Нетрудоспособность иждивенца наследодателя подтверждается


следующими документами:
1) паспортом;
2) свидетельством о рождении гражданина;
3) пенсионным удостоверением;
4) заключением медико-социальной экспертизы, установившей
факт и группу инвалидности иждивенца.
104
Для наследования нетрудоспособные иждивенцы первой группы
должны представить доказательства, подтверждающие:
1) их право наследования в одной из очередей;
2) нахождение на иждивении наследодателя (срок иждивения
должен быть не менее одного года);
3) нетрудоспособность.

Иждивенство несовершеннолетних детей умерших родителей


презюмируется и не требует доказательств, что следует из норм
семейного права, которыми установлена обязанность родителей
содержать своих детей до 18 лет. Следовательно, это освобождает детей,
не достигших 18 лет, от необходимости доказывать факт нахождения на
иждивении родителей. Факт иждивения остальных (бывший супруг,
родственник пятой степени родства и т. п.) устанавливается любыми
допустимыми доказательствами.

Вопрос 10. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев


наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Порядок призвания нетрудоспособного иждивенца наследодателя к


наследованию зависит от того, в какую из двух указанных ранее групп он
входит:
1) нетрудоспособные иждивенцы, входящие в первую группу (они
являются наследниками по закону), призываются к наследованию вместе
и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к
наследованию (п. 1 ст. 1148 ГК РФ);
2) нетрудоспособные иждивенцы, входящие во вторую группу (не
являющиеся наследниками по закону, но проживавшие совместно с
наследодателем до его смерти не менее одного года), наследуют
самостоятельно в порядке восьмой (последней) очереди при отсутствии
наследников с первой по седьмую очередь по закону.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, призванные к


наследованию (ст. 1148 ГК РФ), имеют право па обязательную долю в
наследстве — не менее половины той доли, которая причиталась бы
каждому из них, если бы они наследовали по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Размер доли в наследстве нетрудоспособному иждивенцу может быть
увеличен наследодателем в его завещании.
Из сказанного выше следует, что наследником - нетрудоспособным
иждивенцем - по закону может быть любое лицо, не имеющее
родственных или супружеских отношений с наследодателем, но
проживающее совместно с ним.

105
К изложенному следует добавить, что в литературе высказывается
мнение о том, что получатели алиментов также являются иждивенцами и,
следовательно, имеют право на наследство от их плательщиков. К таким
лицам в соответствии со ст. 90 СК РФ относятся:
 бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка;
 нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим
ребенком – инвалидом с детства I группы;
 нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;
 нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста,
не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги
состояли в браке длительное время.

Вопрос 11. Правила наследования усыновленными лицами и


усыновителями.

Правила, регулирующие наследование усыновленными и


усыновителями, основаны на следующих положениях:
а) в результате усыновления между усыновителем и его
родственниками, с одной стороны, и усыновленным и его потомством —
с другой, возникают правоотношения как между кровными
родственниками (п. 1 ст. 1147 ГК РФ);
б) усыновление прекращает, кроме случаев, прямо
предусмотренных законом, правоотношения усыновленного с его
кровными родственниками.

Правила наследования усыновленными и усыновителями:


1) усыновленный и его потомство не наследуют по закону после
смерти кровных родителей усыновленного и других его родственников
по происхождению (п. 2 ст. 1147 ГК РФ);
2) ровные родители усыновленного и другие его родственники по
происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного (п.
2 ст. 1147 ГК РФ);
3) в случае, когда усыновленный сохраняет по решению суда
отношения с одним из кровных родителей и другими родственниками по
происхождению, указанные выше правила не действуют, т.е. право
наследования по закону у названных лиц сохраняется (п. 3 ст. 1147 ГК
РФ);
4) прекращение наследственных прав кровных родителей в
отношении усыновленных детей и наоборот происходит лишь при
наследовании по закону, но не по завещанию;

106
5) при отмене усыновления (ст. 143 СК РФ) правоотношения
кровных родителей и детей восстанавливаются, следовательно,
восстанавливается и право наследования по закону;
6) при усыновлении ребенка только одним лицом
неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть
сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по
желанию отца, если усыновитель — женщина (п. 3 ст. 137 СК РФ). Это
правило распространяется и на наследственные права;
7) если один из кровных родителей усыновленного ребенка умер,
то по просьбе дедушки или бабушки ребенка могут быть сохранены
личные неимущественные и имущественные права и обязанности по
отношению к родственникам умершего кровного родителя, если этого
требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК РФ). Это правило также
распространяется и на наследственные права.

Вопрос 12. Правила доказывания гражданами своего


субъективного права на наследование по закону. Доказательства,
используемые гражданами при этом.

По общему правилу распределения обязанностей по доказыванию


сторона, ссылающаяся на какие-либо обстоятельства как на основания
своих требований и возражений, должна эти обстоятельства доказывать.
Доказательствами, согласно ст. 55 ГПК РФ, являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного
рассмотрения и разрешения дела.
Предмет доказывания – это обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела по существу, определяемые судом исходя
из требований и возражений участвующих в деле лиц.
В каждом конкретном случае будут свои обстоятельства, входящие
в предмет доказывания, вместе с тем можно выделить примерный
перечень для отдельных категорий дел, возникающих из наследственных
правоотношений.
Так, по делам о признании завещания недействительным в
предмет доказывания будут входить следующие обстоятельства:
 наличие завещания, составленного в соответствии с
предъявляемыми к нему законом требованиями;
 смерть наследодателя (ч. 2 ст. 1131 ГК РФ);
 факт открытия наследства (наследство открывается после смерти
наследодателя, до открытия наследства оспаривание завещания
недопустимо);
 недействительность завещания (вследствие обстоятельств ст.
175–179 ГК РФ);
107
 наличие наследников, располагающих правом на обязательную
долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) и другие обстоятельства.

Доказательствами по данной категории дел будут:


 завещание;
 свидетельство о смерти наследодателя;
 доказательства того, что наследодатель не понимал значения
своих действий и (или) не мог ими руководить при составлении
завещания (например, заключение эксперта);
 документы, подтверждающие родственные или свойственные
(супружеские) отношения;
 документы, подтверждающие нетрудоспособность детей или
супруга, факт нахождения на иждивении, содержащие другие
доказательства.

В целом, по делам, возникающим из наследственных


правоотношений, в предмет доказывания будут входить следующие
обстоятельства:
 факт открытия наследства;
 круг наследников, очередь наследника, относится ли лицо,
претендующее на наследство, к наследникам, есть ли наследники этой же
очереди (см. ст. 1141–1150 ГК РФ);
 наследство (наследственная масса) – какие вещи, какое
имущество, в том числе имущественные права и обязанности,
наследуются (ст. 1112 ГК РФ);
 принадлежность имущества наследодателю;
 наличие (отсутствие) завещания;
 есть ли у данного наследодателя лица, претендующие на
обязательную долю в наследстве (ст. ст. 1148, 1149 ГК РФ);
 принятие наследства (ст. 1152 ГК РФ) путем:
 вступления во владение или управление наследственным
имуществом;
 принятия мер по сохранению наследственного имущества,
защите его от посягательств или от притязаний третьих лиц;
 произведения за свой счет расходов на содержание
наследственного имущества (оплата счетов за газ, электроэнергию,
коммунальных платежей и т. д.);
 оплаты за свой счет долгов наследодателя или получение от
третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств (ч. 2 ст.
1153 ГК РФ);
 достойный ли наследник, есть ли основания для лишения
гражданина права наследования (про недостойных наследников см. ст.
1117 ГК РФ) и другие обстоятельства.

108
Доказательствами по данной категории дел будут:
 завещание;
 свидетельство о смерти наследодателя;
 свидетельство о праве на наследство (если таковое было
выдано);
 документы, подтверждающие, что имущество принадлежало
умершему наследодателю;
 доказательства принятия наследства;
 доказательства того, что сторона (истец, ответчик) является
наследником и другие доказательства.

При рассмотрении дел данной категории суд вправе:


 назначить проведение экспертизы (ст. 79–80 ГПК РФ);
 направлять при необходимости получения доказательств,
находящихся в другом районе или городе, поручения другим судам (ст.
62, 63 ГПК РФ). В определении суда о судебном поручении кратко
излагается содержание рассматриваемого дела, указываются сведения о
сторонах, обстоятельства, подлежащие выяснению, доказательства,
которые должен собрать суд. Определение обязательно для суда,
выполняющего поручение, и должно быть исполнено в течение месяца со
дня получения;
 по ходатайству сторон, а также лиц, участвующих в деле,
истребовать от граждан или организаций доказательства, которые
стороны или их представители не могут получить самостоятельно (ст. 57
ГПК РФ).

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть


обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства могут
быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны
причины, препятствующие получению доказательства, место нахождения
доказательства.
Вместе с тем лица, участвующие в деле, не вправе истребовать
доказательства друг у друга. Это значит, что ответчик лишен
возможности истребовать доказательство у истца, третьего лица,
прокурора и т.д. и наоборот, а также совершать другие действия,
предусмотренные законом.
Таким образом, Законом предусмотрены следующие правила
доказывания наличия у лица права наследования по закону:
1) не могут быть использованы в качестве доказательств
супружеских, родственных или иждивенческих отношений
свидетельские показания;
2) доказательством могут служить только документы,
подтверждающие соответствующие отношения наследников с
наследодателем;

109
3) в случае невозможности представления таких документов
наследники должны обратиться в суд общей юрисдикции для
установления факта родственных, брачных либо иждивенческих
отношений;
4) в случае установления необходимых фактов судом наследник
предоставляет нотариусу копию решения суда, вступившего в законную
силу, заверенную в соответствии с законом;
5) в качестве документов, доказывающих наличие
соответствующих отношений между наследником и наследодателем,
могут быть представлены:
 свидетельство о браке;
 свидетельство о рождении;
 свидетельство об усыновлении;
 выписка из метрической книги;
 справка о родственных отношениях, выданная государственным
учреждением или организацией по месту работы или жительства
наследника, и др.;

6) факт иждивенчества устанавливается в судебном порядке в


случае невозможности подтвердить его документами;
7) в случае невозможности представить доказательства
родственных отношений с наследодателем наследник может быть
включен в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных
наследников, доказавших свое родство с наследодателем.

Доказательствами права на наследование являются документы,


подтверждающие брачные, родственные либо иные отношения с
наследодателем (например, доказательства факта нахождения лица на
иждивении наследодателя), если имеет место наследование по закону,
экземпляр завещания (или его дубликат), если наследство оформляется по
завещанию.
Если кто-либо из наследников не имеет возможности представить
доказательства, являющиеся основанием для призвания к наследованию,
он может быть включен в круг наследников на основании письменного
заявления других наследников, принявших наследство и подтвердивших
свое родство с наследодателем.
В процессе оформления наследственных прав, в частности, при
приеме заявления о принятии наследства от наследника по закону
нотариус должен выяснить у обратившегося наследника полный круг
наследников по закону, а при наследовании по завещанию - установить
лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Об
открывшемся наследстве нотариус извещает наследников,
местонахождение которых ему известно.

110
На наследуемое имущество должны быть также представлены
доказательства его принадлежности наследодателю на праве
собственности.
Доказательствами, свидетельствующими о полноте круга
наследников, могут в зависимости от конкретных обстоятельств являться:
 справка с места работы наследодателя о составе его семьи и
круге имеющихся родственников;
 выписка из личного листка по учету кадров наследодателя,
заполняемого им по месту работы;
 справка военкомата, где наследодатель состоял на воинском
учете;
 справка отдела социального обеспечения, где наследодатель
получал пенсию, и т.д.

Справку местной администрации либо жилищно-эксплуатационной


организации о круге родственников наследодателя для досрочной выдачи
свидетельства о праве на наследство нотариус принять не может,
поскольку в указанных организациях не может содержаться достоверных
сведений о составе семьи наследодателя.
В некоторых случаях для вступления в наследование необходимо
представить доказательства действительности брака наследников с
умершим, поскольку брак, признанный впоследствии недействительным,
не порождает юридических последствий для вступивших в него лиц,
следовательно, они не будут наследовать друг после друга.
Отношения, существовавшие между наследодателем и
наследниками, должны быть документально подтверждены. Иначе
нотариус не вправе выдать обратившимся лицам свидетельство о праве
на наследство.
Основополагающее значение в наследственных правоотношениях
имеют юридические факты, с которыми закон связывает переход
имущества умершего гражданина к его наследникам.
Такие факты или события называют открытием наследства и
согласно ст. 1113 ГК РФ такими событиями являются смерть
наследодателя или объявление его умершим. Объявление гражданина
умершим по правовым последствиям приравнено к естественной смерти.
В силу ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является
последнее место жительства наследодателя. В случаях, когда последнее
место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на
территории РФ. Неизвестно или находится за ее пределами, местом
открытия наследства в РФ признается место нахождения наследственного
имущества, а если имущество находится в разных местах - место
открытия наследства определяется по входящему в состав
наследственной массы местонахождению наследственного имущества.

111
При этом ст. 1115 ГК РФ содержит оговорку, согласно которой если
последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на
территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее
пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации
признается место нахождения такого наследственного имущества. Если
такое наследственное имущество находится в разных местах, местом
открытия наследства является место нахождения входящих в его состав
недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого
имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место
нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.
Доказательствами места открытия наследства являются, например,
справка жилищно-эксплуатационного управления, справка из отделения
милиции либо адресного бюро с сообщением адреса места жительства
наследодателя. наследственный правоотношение свидетельство
гражданство.
В случае полного отсутствия документов, по которым можно было
бы определить место открытия наследства, нотариус требует вступившее
в законную силу решение суда об установлении места открытия
наследства.
Свидетельство о смерти наследодателя не является документом,
подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет
только факт и дату смерти гражданина.
Когда невозможно установить постоянное место жительства
наследодателя, нотариус вправе потребовать справку соответствующего
муниципального органа о выбытии наследодателя из постоянного места
жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола
этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в
данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи
свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его
наиболее ценной части). С этой целью нотариус истребует справки
жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте
нахождения имущества наследодателя.
При решении, вопроса о месте открытия наследства нотариус во
всех случаях должен принимать во внимание постоянное, а не временное
место жительства умершего, даже если наследодатель проживал
значительное время вне постоянного места жительства. Так, после смерти
военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах,
средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы
профессионально-технического образования, находящихся вне их
постоянного места жительства, местом открытия наследства признается
то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную
службу или до поступления в соответствующее учебное заведение.
Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения
свободы, признается их последнее постоянное место жительства до
ареста. Свидетельство о праве на наследство после смерти наследодателя,
112
работавшего в районах Крайнего Севера по срочному трудовому
договору, выдается нотариальной конторой по месту постоянного
жительства наследодателя, указанному в трудовом договоре. Вместе с тем
нотариус в каждом конкретном случае должен выяснить характер и
размер наследственной массы и решить вопрос применительно к ст. 1115
ГК РФ. При этом нотариус должен направить в нотариальную контору по
последнему или прежнему месту жительства наследодателя сообщение об
открывшемся наследстве и выяснить, не заведено ли второе
наследственное дело.
При решении вопроса о месте открытия наследства после смерти
военнослужащих срочной службы, студентов, находившихся вне места
их постоянного проживания, действуют нормы жилищного
законодательства: за указанными лицами сохраняется право пользования
жилым помещением на все время нахождения на срочной службе или на
время обучения. Аналогично определяется место проживания лица,
умершего в местах лишения свободы.
Временем открытия наследства признается день смерти
гражданина, а при объявлении его умершим - день вступления в законную
силу соответствующего решения суда об объявлении гражданина
умершим. Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести и
безвестно отсутствующих. Для открытия наследства такие лица должны
быть объявлены умершими в судебном порядке по месту жительства
заинтересованного лица.
При объявлении судом общей юрисдикции безвестно
отсутствующего лица умершим в соответствии с положениями
гражданско-процессуального законодательства временем открытия
наследства считается день вступления в законную силу решения суда об
объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если
факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем
открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя,
указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина,
пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или
дающих основание предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина
день его предполагаемой гибели, указав соответствующую дату в
судебном решении. По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК
РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его
постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение
пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая, в течение шести месяцев. Не
открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с
военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт
безвестного отсутствия документально подтвержден извещением
Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или
113
иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в
связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в
судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга,
родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд
может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих
военных действий.
В исковом заявлении об объявлении лица умершим
заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год
рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место
жительства и место работы для какой цели необходимо объявление лица
умершим (например, для получения наследства).
В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых
следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие
доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях
обязательно следует учитывать положения ст. 46 ГК РФ, определяющей
последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки
или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим,
суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей
явки, гражданин может потребовать от любого лица возврата
сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке
наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина
умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги
на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного
приобретателя.
Согласно п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании» при отсутствии надлежаще
оформленных документов, подтверждающих право собственности
наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия
наследства (ст. 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о
включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок
решение не было вынесено, - также требования о признании права
собственности в порядке наследования. В случае, если требование о
признании права собственности в порядке наследования заявлено
наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает
производство по делу до истечения указанного срока.

Вопрос 13. Обязанности нотариуса при оформлении


наследственных прав лиц, наследующих по закону.

При оформлении наследства нотариус и правопреемники обязаны


действовать в рамках закона. Гражданам нужно подготовить бумаги,
подать заявление, оплатить налоги, получить свидетельство. Остальные
юридически значимые действия производятся за пределами
нотариальной конторы. Как показывает практика, не каждый наследник
знает об обязанностях нотариуса при оформлении наследства.
114
Деятельность представителей нотариата регулируется следующим
образом:
1. Правовая база. В своей деятельности нотариус руководствуется
следующими нормативными и локальными актами:
2. Основы законодательства РФ о нотариате.
3. Гражданский кодекс.
4. Семейный кодекс.
5. Методические рекомендации.

Другие нормативные документы применяются по мере


необходимости. Многое зависит от разновидности наследственного
имущества. Например, если объектом наследования является доля в
уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, то при
оформлении документов учитываются положения ФЗ «Об ООО» от
08.02.1998 г. №14-ФЗ.
Права и обязанности нотариуса. Полномочия представителя
нотариата закреплены положениями закона. Нотариус вправе:
1. Совершать юридически значимые действия в интересах
граждан/организаций.
2. Разрабатывать проекты соглашений и других документов,
делать их копии.
3. Давать гражданам разъяснения в отношении совершаемых
действий.
4. Истребовать необходимые документы у граждан и
представителей организаций.
5. Подавать заявление о государственной регистрации права
собственности на недвижимое имущество.
6. Получать необходимые сведения о хозяйствующих субъектах
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

При совершении юридически значимых действий нотариус обязан:


1. Содействовать гражданам и предприятиям в осуществлении их
законных интересов.
2. Разъяснять участникам сделок их права/обязанности, а также
возможные правовые последствия.
3. Хранить в тайне любые данные, которые стали известны в
результате осуществления профессиональной деятельности.
4. Извещать фискальные органы о выдаче свидетельств на
наследство и заключении договоров дарения.
5. Отказывать гражданам в осуществлении нотариальных действий,
если они противоречат предписаниям закона или международным
соглашениям.
6. Каждые 4 года повышать свою квалификацию.

115
Порядок открытия наследственного дела. Для оформления
наследства правопреемники должны самостоятельно обратится к
нотариусу. В противном случае, через 6 месяцев право на имущество
будет утрачено.
Территориальная привязка идет к месту прописки умершего
гражданина. Если оно неизвестно, то бумаги подаются по месту
расположения недвижимого имущества (ст.1115 ГК РФ).
Претендентам нужно обращаться в нотариальную контору.
Нотариус устанавливает личности претендентов, разъясняет им
права/обязанности, проверяет представленные бумаги. Наследственное
дело заводится по просьбе правопреемника.
Розыск наследников. Наследственная масса делится между
претендентами, которые были выявлены в течение 6 месяцев после
смерти наследодателя. Если наследник не знал о гибели гражданина или
не успел подать заявление, то он утрачивает имущественные права.
Продление сроков осуществляется судом при наличии веских причин.
Заявление о восстановлении сроков подается в течение полугода после
отпадения причины пропуска.
Порядок поиска наследников. Изначально сведения об известных
претендентах предоставляют наследники. Сюда входит адрес
проживания или место работы правопреемников. Также необходимые
данные можно узнать из завещания.
При наличии исходной информации нотариус рассылает им
письменное уведомление об открытии наследства (ст. 61 Закона о
нотариате).
Если такие сведения отсутствуют, то нотариус может сделать
публикацию в СМИ. Однако розыск правопреемников не входит в
обязанности представителя нотариата.
В крайнем случае, специалист может разместить информацию о
поиске наследников в публичном реестре Поиск наследников,
расположенном на сайте Федеральной нотариальной палаты.
Выделение супружеской доли. Накануне раздела собственности
нотариус предварительно проверяет документы. Если выявится, что
имущество является совместной собственностью супругов, то нотариус
должен выделить половину мужа/жены из общей массы. Правом на
требование выделения супружеской доли наделяется официальный
супруг, который состоял в браке с наследодателем на момент смерти и
бывший супруг, если на момент гибели гражданина не прошло 3 года с
момента развода.

116
Порядок выделения доли супруга:
1. Супруг должен подать заявление о выделении супружеской
доли.
2. Нотариус выделяет ½ долю в совместно нажитом имуществе
(при наличии соглашения о выделении долей или брачного контракта
размер долей может быть изменен).
3. Специалист выдает свидетельство о выделении супружеской
доли.
4. Остаток активов делится между выявленными наследниками.

Выделение обязательной части. Вопрос о выделении


обязательной части рассматривается только при наличии распоряжения.
Наследодатель не вправе лишать нетрудоспособных родственников части
имущества.
При наследовании собственности по закону правило об
обязательной доле не действует. Иждивенцы усопшего субъекта входят в
общий состав наследников. Им полагает такая же доля имущества, как и
близкими родственниками наследодателя.
Однако, периодически граждане принимают имущество по 2
основаниям. Например, если наследодатель сделал завещание на часть
собственности. Незавещанная часть имущества наследуется в рамках
закона.
Размер обязательной доли составляет ½ часть от имущества,
которое наследник получил бы при оформлении имущества по закону.
Если права социально незащищенного получателя не учтены в
завещании, то интересы гражданина удовлетворяется из завещанного
имущества. При наличии собственности, не указанной в распоряжении,
то обязательная доля погашается за ее счет.
Принятие претензий от кредиторов. Одной из обязанностей
нотариуса является принятие претензий от кредиторов наследодателя
(ст.63 Закона о нотариате). Чаще всего подобные требования выдвигают
банки. Например, при оформлении ипотечного кредита или покупке
автомобиля. Обычно такое имущество передается в залог. Обременение
снимается только после полного погашения кредита. Если заемщик
умирает, то непогашенные обязательства переходят к наследникам. Если
правопреемников несколько, то обязательства распределяются между
ними в соответствии с долей принятого имущества.

117
Порядок удовлетворения требований кредиторов.
1) кредиторы должны подать заявление по месту регистрации
наследодателя;
2) нотариус извещает о них наследников;
3) если наследники не выявлены или отказались от обремененного
имущества, то оно признается выморочным и отходит государству. При
таких обстоятельствах кредиторы предъявляют свои требования к
конечному выгодополучателю;
4) до момента вступления претендентами в свои права заимодавцы
вправе предъявить претензии к исполнителю завещания или
непосредственно к наследству.

Обеспечение сохранности наследства. Дополнительной


обязанностью нотариуса является обеспечение сохранности выявленного
имущества (ст.1171 ГК РФ).
Алгоритм действий при обеспечении охраны собственности
наследодателя:
1. Наследник подает заявление нотариусу.
2. Для охраны имущества производится его опись.
3. При проведении необходимых мероприятий обязательно
присутствует минимум 2 свидетеля. Участие наследников необязательно.
Однако они также могут присутствовать при описи.
4. Если нотариус выявит наличные деньги, то они вносятся в
депозит.
5. Валютные ценности или драгоценные металлы передаются на
хранение в банк.
6. В случае выявления оружия нотариус обязательно извещает
орган исполнительной власти.
7. Остальное имущество может быть передано на хранение кому-
либо из правопреемников. При необходимости нотариус привлекает
доверительного управляющего. Максимальный срок обеспечения
сохранности наследства – 9 месяцев.

Выдача свидетельства на наследство. Документ выдается


наследникам по истечении 6-месячного срока. Отсчет времени
начинается с момента смерти наследодателя. Чтобы его получить
правопреемники должны представить отчет о стоимости имущества. На
его основании нотариус рассчитывает сумму госпошлины. Реквизиты для
зачисления денег также предоставляет нотариус. Произвести оплату
пошлины можно в любом банке страны. После оплаты наследники
должны вернуться в нотариальную контору за основным документом.
Нотариус проверяет правильность оплаты пошлины и выдает гражданам
свидетельство на наследство.

118
Таким образом, полномочия нотариуса определяются законом и
другими нормативными актами. Основная обязанность представителя
нотариата заключается в содействии гражданам и предприятиям в
осуществлении их гражданских прав. Если предполагаемая сделка
противоречит закону, то нотариус отказывает ее в совершении. При
оформлении наследства граждане обязаны представить все необходимые
бумаги в соответствии со сложившейся ситуацией. Получить первичную
консультацию по списку документов, определению нотариальной
конторы или порядку подтверждения факта нахождения на иждивении
можно у наших юристов. Заявка подается через специальную форму на
сайте.
При оформлении наследственных прав лиц, наследующих по
закону, нотариус обязан:
1) установить круг наследников данного наследодателя на момент
его смерти;
2) выявить характер отношений между наследниками и
наследодателем (являются ли они супругами, родственниками,
иждивенцами);
3) установить степень родства между наследниками и
наследодателем;
4) исходя из степени родства между наследниками и
наследодателем, определить степень очереди наследников, по которой
может быть осуществлено наследование;
5) определить состав наследников;
6) затребовать доказательства супружеских, родственных
отношений, отношений иждивенчества между наследниками и
наследодателем.

Вопрос 14. Права супруга при наследовании.

В соответствии со ст. 1150 ГК принадлежащее пережившему


супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования
не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с
наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля
умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст.
256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в
соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Таким образом, после
смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включено
только имущество умершего. Поскольку по общему правилу имущество
супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной
собственности, в состав наследства входит только имущество,
составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в
соответствии с нормами ГК и СК.

119
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему
имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой
деятельности, предпринимательской деятельности и результатов
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а
также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого
назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья и др.). Общим имуществом
супругов считаются также приобретенные за счет общих доходов
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады,
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период
брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные
средства (п. 2 ст. 34 СК).
Имущество каждого из супругов может быть признано их
совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака
за счет общего имущества супругов или личного имущества одного
супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие
стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция,
переоборудование и т.п.).
В силу ст. 256 ГК, ст. 36 СК не является совместной собственностью
супругов имущество, принадлежавшее каждому из них до вступления в
брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, или в
порядке наследования, или по иным безвозмездным сделкам (имущество
каждого из супругов). Вещи индивидуального пользования (одежда,
обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов
роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств
супругов, признаются собственностью того супруга, который ими
пользовался.
Супруги имеют равные права к общему имуществу независимо от
способа участия в формировании совместной собственности. Имущество
супругов существует в режиме совместной собственности и в случае
смерти одного из супругов подлежит разделу в равных долях, так как в
этом случае существование совместной собственности прекращается.
Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов
распределяются между супругами пропорционально присужденным им
долям (п. 3 ст. 39 СК).

120
Законодательство признает право супругов устанавливать по
соглашению иной режим имущества, нажитого ими во время брака.
Раздел общего имущества супругов может быть произведен в период
брака по их соглашению либо по решению суда – на основании
требования любого из супругов, а также в случае заявления кредитором
требования о разделе общего имущества супругов для обращения
взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. В
случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть
общего имущества супругов, которая не была разделена, а также
имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют
их совместную собственность (ст. 38 СК). Раздел общего имущества
между супругами может быть осуществлен после предварительного
определения доли каждого из участников в праве на общее имущество (ст.
254 ГК).
По общему правилу в соответствии со ст. 38 СК при разделе общего
имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое
конкретно имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае
если одному из супругов передается имущество, стоимость которого
превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть
присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.
Необходимо учесть, что вещи, приобретенные исключительно для
удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь,
школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты,
детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без
компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Не
учитываются при разделе общего имущества супругов вклады, внесенные
супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих
несовершеннолетних детей (ст. 38 СК РФ).
При разделе имущества суд вправе отступить от начала равенства
долей супругов в их общем имуществе исходя из заслуживающего
внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если
другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст.
39 СК).
К данным отношениям применимы также нормы ГК РФ о
совместной и долевой собственности. Таким образом, наследованию
подлежит только личное имущество умершего супруга, а также его доля
в общем имуществе супругов, совместно нажитом в браке. В случае
состоявшегося раздела имущества по наследству передается та часть
имущества, права на которую сохранены за наследодателем, а также
имущество, которое супруги нажили после раздела ранее нажитого.
Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе
и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и
семье.

121
В случае раздела общего имущества после смерти одного из
супругов наследники могут требовать определения имущества,
составляющего долю наследодателя. После определения и в случае
необходимости выдела доли умершего супруга из общего имущества
наследование всей образовавшейся наследственной массы происходит по
общим правилам, установленным в части третьей ГК. При этом
переживший супруг имеет такие же права наследования в отношении
имущества умершего супруга, и в частности его доли в общем имуществе
супругов, как и все иные наследники, призываемые к наследованию по
завещанию, если он относится к наследникам по завещанию или по
закону.
По закону переживший супруг призывается к наследованию в
первую очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1149 ГК
переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную
долю в наследстве умершего. Это означает, что в случае наличия
завещания в пользу другого лица такой супруг может быть призван к
наследованию.

Вопрос 15. Наследование выморочного имущества.

Порядок наследования выморочного имущества. Содержание


принадлежащего государству права на наследование выморочного
имущества значительно отличается от прав наследования, возникающих
по иным основаниям у наследников по закону или по завещанию. При
наследовании по закону выморочного имущества государство является
единственным правопреемником, который не вправе отказаться от
принятия наследства и для которого не существует необходимости
совершать какие-либо действия, направленные на формальное или
фактическое принятие наследства, что особо предусмотрено п 1 ст. 1152
и п. 1ст. 1157 ГК.
Статья 1151 ГК устанавливает перечень случаев, когда имущество
умершего признается выморочным. Этот перечень является
исчерпывающим и не подлежит расширенному толкованию. В
соответствии с п. 1 указанной статьи имущество наследодателя
признается выморочным, если:
1) отсутствуют наследники по закону и по завещанию;
2) из наследников не имеет права наследовать или все наследники
отстранены от наследства, т.е. признаны недостойными наследниками
(ст. 1117 ГК);
3) никто из наследников не принял наследства;
4) все наследники отказались от наследства и при этом из них
никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158
ГК).

122
В контексте признания имущества выморочным законодатель
пользуется формулировкой, что иные наследники отсутствуют. Так,
граждане «отсутствуют», если, например, их нет в живых в указанный
момент. Юридическое лицо «отсутствует» (в контексте указанной
статьи), если оно не существует на день открытия наследства.
Второе указание, содержащееся в перечне оснований признания
имущества выморочным, не нуждается в комментариях, поскольку закон
делает прямую отсылку к соответствующей статье ГК, носящей название
«Недостойные наследники».
Что же касается ситуации, когда никто из наследников не принял
наследства, то здесь закон имеет в виду принятие наследства посредством
подачи заявления наследником, и притом в определенный срок,
установленный в п. 1 ст. 1154 ГК. В противном случае наступает
выморочность. Однако не стоит забывать и о так называемом
фактическом принятии наследства. Выморочность не наступает, если кто-
либо из наследников совершил действия, свидетельствующие о принятии
наследства, перечень которых предусмотрен в п. 2 ст. 1153 ГК. Таким
образом, выморочность не возникает в тех случаях, когда в отношении
кого-либо из наследников, не подавших соответствующего заявления в
установленный срок, существует презумпция принятия ими наследства.
Ситуация, когда все наследники отказались от наследства, и при
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника, также не нуждается в комментариях, поскольку закон делает
специальную отсылку к ст. 1158 ГК «Отказ от наследства в пользу других
лиц и отказ от части наследства».
Несмотря на то, что основания, которые влекут признание
имущества выморочным, как правило, не являются очевидными в момент
открытия наследства, закон не предусматривает специального срока, в
течение которого должен быть решен вопрос о возможности признания
имущества выморочным. Для легитимации имущества умершего в
качестве выморочного не требуется принятия соответствующего
судебного или иного акта. Оно приобретает статус выморочного в силу
закона при наличии указанных в нем оснований со дня открытия
наследства и сохраняет этот статус до момента оформления прав
государства на наследство. В течение всего этого времени в соответствии
с законом должна быть обеспечена охрана наследства и управление им в
целях передачи его в казну государства. При этом следует помнить, что
выморочным может быть признано не только все в целом имущество
умершего, но также его часть, если эта часть соответствует признакам
выморочного имущества. Статья 1151 ГК не содержит прямых указаний
относительно того, что имущество умершего может считаться
выморочным в целом или в его части. Однако возможность признания
выморочным части имущества умершего не противоречит смыслу правил
п. 1 ст. 1151, а также существу тех обстоятельств, которые являются
основанием возникновения отношений частичной выморочности
123
имущества.
Субъектом права наследования выморочного имущества является
исключительно Российская Федерация. Согласно п. 2 ст. 1151 ГК
выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в
собственность Российской Федерации. Основы законодательства о
нотариате не предусматривают обязанности государства получить
свидетельство о праве на выморочное наследство. В соответствии с
Инструкцией Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 «О порядке
учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества,
имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов»
(в ред. от 13 августа 1991 г.) документом, подтверждающим право
государства на наследство, является свидетельство, выдаваемое
нотариальным органом налоговому органу. При этом Инструкция не
предусматривает обязанности государственного органа получить
соответствующее свидетельство. Согласно п. 3 ст. 1151 ГК указанная
Инструкция действует до принятия закона, регулирующего порядок
наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи
его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных
образований.

Вопросы для самопроверки:


1. Что представляет собой наследование по закону?
2. В каком случае происходит наследование по закону?
3. Кто является наследниками по закону?
4. Может ли быть юридическое лицо в качестве наследника по
закону?
5. Возможно ли применение наследования по закону, если
наследодатель составил завещание?
6. В каком случае наступает наследование по завещанию?
7. В каком случае наступает наследование по закону?
8. Между кем осуществляется распределение имущества
наследодателя при наследовании по закону?
9. Какому основанию наследования характерно отсутствие воли
наследодателя?
10. Кто вправе вступить в наследство при получении имущества
по закону вместе с наследниками призываемой очереди?
11. Кто(что) назначает правопреемников наследодателю в случае,
если последний не составил завещание?
12. Возможно ли применение наследования по закону в случае,
когда суд признал часть завещания наследодателя недействительным?
13. В каких долях наследники одной очереди наследуют
имущество наследодателя?
14. Каким образом происходит деление имущества наследодателя
между наследниками призываемой к наследованию очереди?

124
15. В каком случае имеет место быть наследование по праву
представления?
16. Что признаётся родством в области наследственных
отношений?
17. Какие виды количественных характеристик устанавливает
Закон?
18. Что является степенью родства?
19. Какие виды линий родства определены в наследственных
отношениях?
20. Что признаётся свойством в наследственном праве?
21. В каком порядке призываются к наследованию наследники по
закону?
22. Какое количество очередей наследования установлено
Законом?
23. Какие лица относятся к наследникам первой очереди?
24. Какие лица относятся к наследникам второй очереди?
25. Какие лица относятся к наследникам третьей очереди?
26. В каком случае происходит наследование по праву
представления?
27. В чём состоит отличие наследования по праву представления
от наследственной трансмиссии?
28. Каким образом происходит деление наследства по праву
представления?
29. Какие лица являются наследниками по праву представления?
30. В каком случае лица лишаются возможности наследования по
праву представления?
31. Что такое усыновление?
32. В чём состоит особенность наследования по закону
усыновленными?
33. В какой очереди наследования состоят усыновители и
усыновленные?
34. Могут ли потомки усыновленного наследовать по закону после
смерти усыновителя по праву представления?
35. Какие последствия в наследственных отношениях влечёт
отмена усыновления?
36. Наличие какого условия необходимо для призвания иждивенца
наследодателя к наследованию его имущества?
37. На какое количество групп делятся все иждивенцы
наследодателя?
38. К каким очередям наследования относятся нетрудоспособные
иждивенцы, которые являются родственниками наследодателю?
39. Почему на наследников первой очереди не распространяются
положения о нетрудоспособных иждивенцах?
40. Какие лица составляют вторую группу иждивенцев
наследодателя?
125
41. Какое лицо может быть признано иждивенцем?
42. Является ли получение пособия лицом, состоящим на
иждивении наследодателя, основанием лишения статуса иждивенца?
43. Что понимают под «нетрудоспособностью»?
44. Какими документами может быть подтверждена
нетрудоспособность иждивенца наследодателя?
45. Какими доказательствами устанавливается факт
нетрудоспособности иждивенца, состоявшего с наследодателем в
отношениях свойства?
46. Какие условия влияют на порядок призвания иждивенцев
наследодателя к наследованию?
47. Каков порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя к наследованию?
48. Какие лица имеют право на обязательную долю в наследстве
независимо от содержания завещания?
49. Как исчисляется обязательная доля в наследстве?
50. Может ли быть увеличен размер доли в наследстве
нетрудоспособного иждивенца?
51. На каких положениях основаны правила, регулирующие
наследование установленными и усыновителями?
52. Какой характер носят правоотношения, возникшие в
результате усыновления между усыновителем и его родственниками?
53. Вправе ли усыновленный и его потомство наследовать
имущество кровных родственников?
54. При каком условии усыновленный и его потомство наследуют
по закону после смерти родителей и родственников по происхождению
и наоборот?
55. Какие последствия влечёт отмена усыновления?
56. Какое определение вкладывает Закон в понятие
«доказательство»?
57. Вправе ли лица, участвующие в деле, которое возникло из
наследственных правоотношений, истребовать доказательства?
58. На основании какого документа лицо, не имеющее
возможности представить доказательства, подтверждающие его право к
призванию наследования, может быть включен в круг наследников?
59. Какие документы могут являться доказательствами,
свидетельствующими о полноте круга наследников??
60. Является ли справка местной администрации о круге
родственников основанием для досрочной выдачи свидетельства о праве
на наследство?
61. Какую правовую базу используют представители нотариата?
62. Какие права нотариуса предусмотрены Законом?
63. В чём заключаются обязанности нотариуса при осуществлении
своей профессиональной деятельности?

126
64. В каком случае возможна утрата права наследника на
наследуемое имущество?
65. Принятие претензий от кредиторов – это право или
обязанность нотариуса?
66. Какое имущество считается нажитым супругами в браке?
67. Какое имущество не является совместной собственностью
супругов?
68. В каком случае прекращается существование совместной
собственности супругов?
69. В какую очередь к наследованию призывается переживший
супруг?
70. В каком случае имущество каждого из супругов может быть
признано их совместной собственностью?
71. Кто является правопреемником при наследовании
выморочного имущества?
72. В каких случаях имущество наследодателя может быть
признано выморочным?
73. Устанавливает ли Законодатель возможность признания
выморочным только части наследуемого имущества?
74. Существует ли обязанность у государства в получении им
свидетельства о праве на выморочное имущество?
75. Вправе ли правопреемник при наследовании по закону
выморочного имущества отказаться от принятия наследства?

Литература по теме:

1. Гончаров А.А. Что такое наследство и как его правильно


оформить? права наследодателей и наследников: научно-практическое
пособие / А.А. Гончаров, О.В. Кутузов, Ю.Г. Попонов. – М.: ЭЛИТ, 2019.
– 304 с.
2. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое
пособие / С.П. Гришаев. – М.: Проспект. – 2018. – 182 с.
3. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике:
комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), методические рекомендации, образцы
документов, нормативные акты, судебная практика: практическое
пособие [Электронный ресурс] / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. – 5-
е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2019 // Доступ из справ. -
правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации:
учебное пособие / И.Л. Корнеева. – М.: Юрист, 2017. – 333 с.
5. Мананников О. В. Наследственное право России: учебное
пособие / О.В. Мананников. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2019. – 356 с.

127
6. Суханов Е.А. Российское гражданское право. Т.1: Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные
неимущественные права / Е.А. Суханов; отв.ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд.,
стереотип. – М.: Статут, 2019. – 985 с.
7. Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий
Гражданского кодекса Российской Федерации: учеб.-практ. пособие /
М.В. Телюкина. – М.: Дело, 2019. – 216 с.

128
Тема 5. Динамика наследственных отношений

Вопросы темы:
1. Понятие «принятие наследства». Особенности и значение
принятия наследства как субъективного гражданского права.
Особенности принятия наследства как сделки.
2. Порядок и сроки принятия наследства. Основания проставления
срока, установленного для принятия наследства.
3. Форма заявления о принятии наследства.
4. Обязанности нотариуса, получившего заявление о принятии
наследства. Последствия принятия наследства.
5. Особенности наследственного правопреемства при переходе
права на принятие наследства (наследственная трансмиссии).
6. Приращение наследственных долей.
7. Право собственности на имущество, приобретенное в порядке
наследования.
8. Правила совершения отказа от наследства.
9. Запреты на отказ от наследства. Содержание заявления об
отказе от наследства. Юридические последствия отказа наследника от
наследства.

Вопрос 1. Понятие «принятие наследства». Особенности и


значение принятия наследства как субъективного гражданского
права. Особенности принятия наследства как сделки.

Принятие наследства – это совершение определенных действий,


направленных на приобретение наследства. Это субъективное
гражданское право наследника. В случае его осуществления принятие
наследства становится сделкой.
Значение принятия наследства. Принятие наследства –
необходимое условие для его приобретения. Исключением из этого
правила является принятие выморочного имущества (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).
Особенности принятия наследства как субъективного
гражданского права:
 право принятия наследства, как всякое субъективное право,
означает лишь возможность (а не обязанность). Для реализации этой
возможности наследнику необходимо выразить отношение к принятию
наследства путем проявления своей воли;
 право на принятие наследства абсолютно. Это значит, что все
лица, уполномоченные законом, обязаны содействовать осуществлению
этого права;
 поскольку принятие наследства – лишь право, а не обязанность,
наследник может отказаться от принятия наследства. Это право часто
называют альтернативным;

129
 выраженное согласие на принятие наследства может быть
аннулировано (абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ);
 заявление о принятии наследства по своей юридической
значимости равно заявлению с просьбой выдать свидетельство о праве на
наследство. Это значит, что лицо, подавшее заявление о принятии
наследства, не обязано подавать заявление с просьбой выдать ему
свидетельство о наследстве, и наоборот (абз. 1 п. 1 ст. 1153 ГК РФ);
 принятие наследства только одним из наследников не означает
принятие его остальными наследниками, если у одного и того же
наследодателя несколько наследников (п. 3 ст. 1152 ГК РФ);
 принятие единственным наследником только части наследства
означает принятие всего наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ);
 при призвании наследника к наследованию одновременно по
нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке
наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства)
наследник может принять наследство по одному из этих оснований, по
нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152);
 способы выражения согласия на принятие наследства не зависят
от того, осуществляется ли наследование по завещанию или по закону –
они одинаковы.

Особенности принятия наследства как сделки:


 выраженная вовне и должным образом оформленная воля
наследника принять наследство является сделкой, поскольку сделкой
называют действие, направленное на возникновение, изменение и
прекращение гражданских правоотношений. В данном случае это
действие направлено на возникновение у наследника права
собственности на чужое имущество;
 принятие наследства относится к сделкам, направленным на
получение имущества в собственность. Это значит, что совершившее ее
лицо будет обладать тремя правомочиями собственника: владением,
пользованием и распоряжением полученным по наследству имуществом;
 принятие наследства является односторонней сделкой, так как
для ее действительности необходимо выражение согласия только
наследника и никого другого;
 рассматриваемая сделка не может быть условной. В ГК РФ
сказано о том, что не допускается принятие наследства под условием или
с оговорками (абз. 4 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Нарушение наследником этого
положения делает его заявление о принятии наследства ничтожным;
 наследник, выразивший согласие на принятие наследства, может
отказаться от совершенной сделки в течение срока, установленного для
принятия наследства, – ст. 1154 ГК РФ (п. 2 ст. 1157 ГК РФ);

130
 поскольку выраженное и соответствующим образом
оформленное согласие на принятие наследства является сделкой, к нему
применяются положения о необходимости соблюдения формы сделки, о
ее действительности и недействительности, об исковой давности и
порядке оформления;
 рассматриваемая сделка имеет обратную силу. Это значит, что
принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия,
а также независимо от момента государственной регистрации права
наследника на наследственное имущество (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Вопрос 2. Порядок и сроки принятия наследства. Основания


восстановления срока, установленного для принятия наследства.

Наследство может быть принято одним из следующих способов:


1. Путем личной подачи наследником заявления соответствующего
содержания в нотариальную контору по месту открытия наследства либо
должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства
о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
2. Путем пересылки заявления наследника по почте указанным в п.
«а» лицам. В этом случае подпись наследника должна быть удостоверена
нотариусом либо лицом, уполномоченным на это (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК
РФ).
3. Путем подачи заявления через своего представителя. В этом
случае подпись наследника также должна быть удостоверена
уполномоченным лицом, а кроме того, представитель должен предъявить
доверенность на принятие наследства от имени наследника, также
удостоверенную нотариусом или уполномоченным должностным лицом.
Законные представители наследника (родители или опекун малолетнего)
не обязаны представлять такую доверенность. Им достаточно предъявить
документ, удостоверяющий их отношения с наследником: свидетельство
о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о
назначении опекуна.
4. Путем фактического принятия наследства (без подачи
соответствующего заявления нотариусу либо уполномоченным
должностным лицам), если наследник совершил следующие действия (п.
2 ст. 1153 ГК РФ):
 вступил во владение или в управление наследственным
имуществом;
 принял меры по сохранению наследственного имущества,
защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
 произвел за свой счет расходы на содержание наследственного
имущества;

131
 оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от
третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Из сказанного следует, что существуют два способа принятия


наследства:
1) юридический (формальный), к нему относятся способы
принятия наследства, указанные в п. «а», «б» и «в»;
2) фактический (описанный в п. «г»), не исключающий
возможности наследника обратиться впоследствии к нотариусу с
заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Наиболее надежный способ принятия наследства – подача
наследником соответствующего заявления компетентным органам,
поскольку такое заявление равнозначно заявлению о выдаче
свидетельства о праве на наследство, без которого правомочия
наследника окажутся неудостоверенными. Заявления о принятии
наследства подлежат регистрации в нотариальной конторе и учету.
К порядку принятия наследства следует отнести вопрос о сроке его
принятия. Основные положения относительно срока принятия наследства
(ст. 1154 ГК РФ):
 наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня
его открытия. Срок этот, будучи «пресекательным», может быть
восстановлен (п. 1 ст. 1155 ГК РФ);
 в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели
гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в
течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда
об объявлении его умершим (абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ);
 лица, у которых возникло право на наследование в результате
отказа наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (о
недостойных наследниках), могут принять наследство в течение шести
месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК
РФ);
 лица, для которых право наследования возникает только
вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять
наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в
п. 1 ст. 1154 ГК РФ, т.е. в течение трех месяцев после окончания
шестимесячного срока со дня открытия наследства либо со дня
вступления в законную силу решения об объявлении наследодателя
умершим (п. 3 ст. 1154 ГК РФ);
 в случае пропуска наследником срока, установленного для
принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок
по его заявлению и признать наследника принявшим наследство, если он
не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил
этот срок по другим уважительным причинам.

132
При этом наследник, пропустивший срок, установленный для
принятия наследства, должен обратиться в суд в течение шести месяцев
после того, как причины пропуска этого срока отпали. Из сказанного
видно, что срок обращения наследника в суд с целью восстановления
пропущенного срока для принятия наследства, во-первых, ограничен во
времени, во-вторых, ограничен основаниями, предусмотренными
законом, и, в-третьих, зависит от признания судом причин пропуска
такого срока уважительными. В цитируемой статье причины эти не
указаны, поэтому следует предполагать, что причины эти те же, что
указаны в ст. 202 ГК РФ (о приостановлении течения срока исковой
давности) и ст. 205 ГК РФ (о восстановлении срока исковой давности).
Обстоятельствами, служащими основаниями,
приостанавливающими течение срока исковой давности, согласно ст. 202
ГК РФ являются:
 наличие непреодолимой силы (чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства,
препятствовавшие подаче заявления о принятии наследства);
 нахождение наследника в составе Вооруженных сил,
переведенных на военное положение;
 установление Правительством РФ отсрочки подачи заявления о
принятии наследства;
 приостановление действия закона или иного правового акта,
регулирующего наследование.

В соответствии со ст. 205 ГК РФ суд может признать уважительной


причину пропуска срока подачи заявления о принятии наследства по
обстоятельствам, связанным с личностью наследника (тяжелая болезнь,
беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). Причины пропуска
подачи заявления о принятии наследства могут признаваться
уважительными, если имели место в течение шести месяцев со дня
открытия наследства;
a. Наследство может быть принято наследником по истечении
срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии
согласия в письменной форме на это всех остальных наследников. Если
письменное согласие наследников дается не в присутствии нотариуса по
месту открытия наследства, их подписи на документах о согласии
признать опоздавшего наследника должны быть засвидетельствованы
нотариусом по месту нахождения наследников или уполномоченным
законом должностным лицом.

133
b. Полученное опоздавшим наследником согласие других
наследников на его признание в качестве наследника служит основанием
для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве
на наследство и в то же время основанием для признания опоздавшего
наследника судом, для перераспределения долей наследства между
наследниками и выдачи нового свидетельства по данному
наследственному делу (абз. 1 и 2 ст. 1155 ГК РФ).
c. По отношению к наследнику, принявшему наследство после
истечения срока, установленного для принятия наследства, применяются
правила ст. 1104 ГК РФ (о возвращении неосновательного обогащения в
натуре), ст. 1105 ГК РФ (о возмещении стоимости неосновательного
обогащения), ст. 1107 ГК РФ (о возмещении потерпевшему
неполученных доходов), ст. 1108 ГК РФ (о возмещении затрат на
имущество, подлежащее возврату). Однако наследники могут изменить
эти правила своим соглашением (п. 3 ст. 1155 ГК РФ).

При применении правила, закрепленного в ст. 1107 ГК РФ, о


возмещении неполученных доходов моментом, с которого приобретатель
узнал о неосновательном обогащении, следует считать тот день, когда
соответствующий наследник узнал или должен был узнать о вступлении
в силу решения суда о восстановлении пропущенного срока в отношении
опоздавшего наследника и новом распределении долей в наследственном
имуществе либо узнал о выдаче нотариусом новых свидетельств о праве
на наследство.

Вопрос 3. Форма заявления о принятии наследства.

Поскольку принятие наследства является сделкой, совершающее ее


лицо должно быть дееспособным. За несовершеннолетних, ограниченно
дееспособных совершают эту сделку их законные представители. Так, за
несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, сделку совершают его
родители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают
наследство самостоятельно, но с согласия родителей. За недееспособных
лиц принимают наследство их опекуны. За ограниченно дееспособных
лиц – их попечители.
Заявление о принятии наследства пишется по определенной форме.
Содержание заявлений варьируется. Они могут содержать только
согласие о принятии наследства либо наряду с этим просьбу о принятии
мер к охране наследственного имущества либо о выдаче свидетельства о
праве на наследство. Такого рода образцы заявлений зависят от того,
принимается ли наследство по закону или по завещанию, а также от
возраста несовершеннолетнего наследника.

134
Однако заявления в указанных образцах должны содержать:
1) фамилию, имя, отчество нотариуса, наименование
нотариальной конторы и место ее нахождения;
2) фамилию, имя, отчество заявителя;
3) дату смерти наследодателя, его фамилию, имя, отчество и
место проживания на момент смерти;
4) согласие о принятии наследства умершего лица, в чем бы оно
ни заключалось и где бы оно ни находилось;
5) степень родства заявителя с умершим лицом либо данные о
наличии супружеских отношений с ним;
6) перечень наследников той очереди, которая призывается к
наследству (если наследование осуществляется по закону), либо
наследников, имеющих право на обязательную долю (если наследование
осуществляется по завещанию).

В таких заявлениях необязательно указывать состав всего


наследственного имущества, его стоимость и предъявлять документы,
доказывающие его наличие. Также в этот момент нет надобности
доказывать с помощью документов наличие родственных или
супружеских отношений с наследодателем (это может быть сделано
позднее – при оформлении свидетельства о праве на наследство).
Все поступившие заявления о принятии наследства нотариус обязан
зафиксировать в книге учета наследственных дел и в соответствии с
информацией, полученной из заявлений о круге наследников по данному
делу, известить их об открытии наследства. Такая обязанность
распространяется только на тех наследников, о которых ему стало
известно из заявлений других наследников. Выявление и розыск
неизвестных ему наследников нотариус не осуществляет.

Вопрос 4. Обязанности нотариуса, получившего заявление о


принятии наследства. Последствия принятия наследства.

После регистрации поступивших заявлений о принятии наследства


наследниками нотариус выполняет следующие действия:
 определяет состав наследственного имущества и
действительную принадлежность его наследодателю по
правообразующим документам;
 определяет действительный круг наследников с учетом номера
очереди, если наследование производится по закону, с учетом
необходимых (обязательных) наследников, если наследование
производится по завещанию, с учетом не родившихся, но зачатых
наследников при жизни наследодателя, а также недостойных
наследников;

135
 производит раздел имущества с учетом числа наследников,
наличия супружеских отношений между наследодателем и наследником,
наличия обязательных наследников;
 согласует проведенный им раздел наследственного имущества
со всеми наследниками;
 оформляет свидетельство о праве на наследство;
 взыскивает с наследников госпошлину за оказанные им услуги;
 в трехдневный срок отправляет справку в налоговый орган с
целью взыскания последним с наследников суммы налога за полученное
наследственное имущество.

Действующее гражданское законодательство в ст. 1175 ГК РФ


легально закрепляет институт ответственности наследников по долгам
наследодателя. Как правило, имущественные права и обязанности
гражданина не прекращаются с его смертью, исключая случаи,
предусмотренные ст. 418 ГК РФ, входят в состав наследства и в порядке
универсального правопреемства переходят к его наследникам. В связи с
этим по смыслу ст. 1175 ГК РФ ответственность по долгам наследодателя
равнозначна ответственности по его обязательствам. Данное положение
не распространяется на гражданско-правовые обязательства, которые не
входят в состав наследства, так как неразрывно связаны с личностью
наследодателя (ст. 1112 ГК РФ), и на обязательства, не являющиеся
гражданско-правовыми.
Установлено основополагающее правило, в соответствии с
которым каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества
(абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Как следует из закона, наследники отвечают
по долгам наследодателя солидарно, т.е. кредитор вправе требовать
исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в
отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК РФ).
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из
наследников, вправе требовать недополученное от остальных
наследников, которые остаются обязанными, пока долг не погашен
полностью. Наследник, исполнивший требование, в последующем
сможет обратиться с регрессным требованием в определенных долях
(равных, если иное не вытекает из отношений между наследниками –
солидарными должниками) к остальным наследникам, поскольку в силу
п. 2 ст. 325 ГК РФ регрессная ответственность всегда долевая. При этом
необходимо учитывать стоимость имущества, полученного каждым
наследником.

136
Действующее законодательство устанавливает правило, в
соответствии с которым граждане отвечают по своим обязательствам
всем принадлежащим им имуществом, за исключением того, на которое
по закону не может быть обращено взыскание (ст. 24 ГК РФ). Перечень
такого имущества закреплен в ст. 446 ГПК РФ. Кредиторы вправе
предъявить требования к наследникам в течение установленного срока
исковой давности для соответствующих требований. При предъявлении
требований кредиторами наследодателя срок исковой давности по ним не
подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. Такое
положение корреспондирует положению ст. 201 ГК РФ, в соответствии с
которым перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменения
срока исковой давности и порядка его исчисления (вследствие чего
особой необходимости в повторении данного положения
комментируемой статьей не было), т.е. кредитор не может заявить, что
для данного обязательства срок исковой давности начался с момента,
когда наследник узнал или должен был узнать о наличии этого
обязательства. Начало данного срока в любом случае связано с моментом
неисполнения обязательства наследодателем.
До принятия наследства требования кредиторов могут быть
предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному
имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела
до принятия наследства наследниками или перехода выморочного
имущества в порядке наследования Российской Федерации, ее субъекту
или муниципальному образованию.
Наследник, принявший наследство в порядке наследственной
трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного
имущества по долгам наследодателя, которому это имущество
принадлежало, и не отвечает им по долгам наследника, от которого к нему
перешло право на принятие наследства. Переход права на принятие
наследства (наследственная трансмиссия) не влечет за собой для
наследников появления новых долгов и кредиторов. Это обусловлено тем,
что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии
не образует наследства, открывшегося после смерти такого наследника
(трансмиттента). Последний не успевает принять наследство до своей
смерти, и оно, как единое целое, включая долги, переходит к его
собственному наследнику (трансмиссару). При осуществлении
трансмиссаром своих наследственных прав он отвечает в пределах
стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя,
которому это имущество принадлежало, но не отвечает им по долгам
наследника, от которого ему перешло право на принятие наследства (п. 2
ст. 1175 ГК РФ).

137
Вопрос 5. Особенности наследственного правопреемства при
переходе права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия).

У наследника, призванного к наследованию, возникает право на


принятие наследства. В случае реализации этого права у него возникает
право на наследство. Однако может случиться так, что наследник,
призванный к наследованию по завещанию или по закону, умрет после
открытия наследства, не успев принять его в установленный срок. В этом
случае право на принятие наследства переходит от умершего наследника
(его называют трансмитентом) к его наследникам (их называют
трансмиссарами). При этом не имеет значения, был ли трансмитент
наследником по закону или по завещанию.
Право на принятие наследства переходит к трансмиссарам,
наследующим по закону, всегда, за исключением того случая, когда
трансмитент завещал все свое имущество наследникам. В этом случае
имущество трансмитента переходит к трансмиссарам, указанным
трансмитентом в завещании. В результате оказывается, что в роли
трансмитента и трансмиссаров могут выступать наследники как по
закону, так и по завещанию (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему
наследнику, наследниками последнего осуществляется на общих
основаниях. Однако при этом существуют некоторые особенности
наследственного правопреемства:
1. Право на принятие наследства в порядке наследственной
трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти
такого наследника (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Это означает, что наследник,
принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии
(трансмиссар), не отвечает принятым имуществом по долгам наследника,
от которого к нему перешло право на принятие наследства (трансмитента)
. Однако он отвечает по долгам наследодателя, которому это имущество
принадлежало, но лишь в пределах его стоимости. Таким образом,
кредиторы наследодателя, от которого имущество перешло к
трансмиссару через трансмитента, вправе предъявить требования в
пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих
требований (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).
2. Поскольку право на принятие наследства переходит к наследнику
трансмитента после его смерти, срок принятия наследства трансмиссаром
всегда будет меньше шестимесячного срока, установленного законом.
Поэтому в тех случаях, когда оставшийся срок для принятия наследства
трансмиссаром оказывается меньше трех месяцев, он удлиняется до трех
месяцев без обращения в суд в силу закона. Если наследники не вступили
в право наследования даже в удлиненный срок, они могут быть признаны
судом принявшими наследство, если суд признает причины пропуска ими
срока принятия наследства уважительными (ст. 1155, п. 2 ст. 1156 ГК РФ).
138
3. Правило о переходе права на принятие наследства не
применяется в тех случаях, когда наследник (трансмитент), умерший
после открытия наследства, был призван к наследству как необходимый
наследник, т.е. имел право принять часть наследства в качестве
обязательной доли. Объясняется это тем, что право на обязательную долю
ограничивает свободу завещания наследодателя и права других
наследников (п. 3 ст. 1156 ГК РФ).
4. Правило о наследственной трансмиссии не применяется в тех
случаях, когда трансмитент был призван к принятию наследства по
завещанию, в котором ему был подназначен другой наследник, и поэтому
призывается к принятию наследства подназначенный наследник, а не
наследник основного наследника (ст. 1121 ГК РФ).

Вопрос 6. Приращение наследственных долей.

Приращение наследственной доли допускается, если кто-либо из


наследников не стал участвовать в наследовании и не оформил
положенную ему часть наследства. Приращение представляет собой
механизм, в соответствии с которым доля в наследстве при отпадении
наследника перераспределяется между другими наследниками,
участвующими в наследовании. Для того чтобы стало возможным
применение правила приращения, должны быть соблюдены следующие
условия:
1) существование не менее двух наследников, одновременно
призванных к наследованию;
2) отпадение одного из наследников;
3) принятие наследства другими наследниками, кроме отпавшего.
Основания прирастить наследственную долю четко регламентирует
закон, который выделяет несколько условий, при которых это возможно.
Они представляют собой обстоятельства, которые вызвали
необходимость применить приращение наследственных долей. Перечень
оснований приращения наследственной доли является
исчерпывающим:
1) наследник, который был призван к наследованию, не принял
наследства, при этом не важно, происходит наследование по закону или
по завещанию;
2) наследник совершил отказ от своих наследственных прав без
объявления лиц, в пользу которых он его произвел. После отказа
наследник отпадает от участия в наследовании. Совершение отказа от
наследства является основанием для приращения наследственных долей.
Для того, чтобы начало работать правило приращения, отказ не должен
быть адресным либо направленным;
3) признание наследника недостойным. В этом случае он считается
не имеющим права наследовать и отстраняется от наследования
судебным решением;
139
4) признание завещания недействительным.

Существуют некоторые особенности в приращении


наследственных долей, которые возникают в различных ситуациях.
Например, если было составлено завещание только на часть имущества,
или в завещании содержались только распоряжения (легат или
субституция), правом приращения будут обладать наследники по закону.
Если в завещании отражено все имущество наследодателя, то
воспользоваться приращением смогут только наследники по завещанию.
Распределение доли в этом случае проводится пропорционально долям,
указанным в завещании, если другой способ распределения не отражен в
завещании. Если завещание составлено на все имущество, но при этом
конкретным лицам завещаны определенные вещи или права, это не
влияет на общий порядок действия приращения. Существуют нюансы в
применении данного правила также в случае возникновения права на
обязательную долю. Ее цель – обеспечить за счет наследственной массы
нетрудоспособных иждивенцев, которые существовали при жизни
наследодателя. Обязательная доля в некотором смысле ограничивает
свободу завещания и права законных наследников, поэтому не может
быть приращена к долям других наследников. В случае ее отпадения,
отпадают и обстоятельства ограничивающие права других наследников и
наследование происходит в соответствии с законом или завещанием.
Виды отказа от приращения наследственных долей. В
некоторых случаях при распределении имущества наследодателя
возникают обстоятельства, которые не допускают возможности
приращения. К видам отказа от приращения наследственных долей
можно отнести следующие случаи, предусмотренные ст. 1161 ГК РФ:
 завещателем был подназначен другой наследник на случай
отказа или смерти основного наследника;
 права на наследство переходят по правилам трансмиссии;
 отпавший наследник указал, в чью пользу он совершил отказ от
своей доли;
 наследник умер по истечении 6 месяцев, это причисляет его к
категории вступивших в наследство наследников;
 наследник, который должен быть призван к наследству, умер
раньше или вместе с наследодателем;
 не было зафиксировано волеизъявление в установленном
законом прядке (письменно у нотариуса).

140
Во всех перечисленных ситуациях не возможен переход
освободившейся части наследства в общую наследственную массу,
которая будет подлежать разделу между другими наследниками. Если
кроме отпавшего наследника других наследников нет и не будет
установлен факт принятия наследства никем из наследников, то
приращение наследственных долей не произойдет, имущество умершего
будет признано вымороченным и перейдет в доход Российской
Федерации.
Нормы приращения наследственных долей. Одной из особенностей
гражданского законодательства, является установление норм
приращения наследственных долей. Так согласно ст. 1161 ГК РФ
определено, что доля может переходить пропорционально размеру долей
других наследников. Другие нормы, в соответствии с которыми
происходит приращение наследственных долей может устанавливать
завещание. Составляя его, наследодатель по своему усмотрению может
отойти от правила пропорциональности распределения и разделить долю
отказавшегося от наследства наследника между другими наследниками в
любой пропорции. Пропорциональность распределения имеет
существенное значение как при наследовании по закону, так и по
завещанию или праву представления.
Таким образом, правило, в соответствии с которым производится
приращение наследственных долей, имеет диспозитивный характер и
может применяться только в том случае, если завещанием наследодатель
не предусмотрел другой порядок распределения доли отпавшего
наследника, например, подназначен другой наследник. Не работает
данное правило и в случае направленного отказа наследника или при
применении наследственной трансмиссии.

Вопрос 7. Право собственности на имущество, приобретенное


в порядке наследования.

Переход имущества в порядке наследования относится к


производному способу приобретения права собственности, при этом
имеет место универсальное правопреемство. Субъектами права
собственности в этом случае являются наследники умершего
собственника. Объектом является движимое и недвижимое имущество,
не ограниченное в обороте. Любое имущество, принадлежавшее на праве
собственности наследодателю, может быть приобретено его
наследниками. Если объектом наследования выступает жилое
помещение, надо учитывать возможность предоставления третьим лицам
права пользования этим жилым помещением по завещательному отказу,
которое сохраняется и при последующем переходе права собственности
на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу.

141
Для приобретения наследства, а, следовательно, и права
собственности на имущество наследодателя необходимо его принятие
наследником, то есть последний должен совершить одностороннюю
сделку, целью которой является принятие наследства. ГК РФ
предусматривает два способа принятия наследства:
а) формальный, выражающийся в подаче по месту открытия
наследства заявления нотариусу о принятии наследства либо о выдаче
свидетельства о праве на наследство;
б) фактический, состоящий в совершении наследником действий,
свидетельствующих о его желании принять наследство (вступление во
владение или в управление наследственным имуществом, принятие мер
по его сохранности, произведение расходов на его содержание и т.п.).

Вопрос 8. Правила совершения отказа от наследства.

Наследник вправе отказаться от наследства (ст. 115 ГК РФ). Это


право в случае его реализации и надлежащего оформления становится
гражданско-правовой сделкой. Сделка эта является односторонней,
поскольку для ее осуществления требуется согласие только одной
стороны – наследника.
Как всякая сделка, она должна быть совершена по определенным
правилам, к которым относятся следующие положения:
 лицо, отказывающееся от наследства, должно быть
дееспособным. Если это лицо является несовершеннолетним, или
недееспособным, или ограниченно дееспособным, отказ от наследства
совершается его представителем, но с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ);
 отказ от наследства должен быть совершен определенным
способом.

Таких способов два:


1) формальный – путем подачи соответствующего заявления
нотариусу или должностному лицу, уполномоченному законом;
2) фактический – путем несовершения действий,
свидетельствующих о принятии им наследства.

Формальный способ отказа от наследства аналогичен


формальному способу принятия наследства: заявление об отказе от
наследства передается нотариусу либо лично, либо через своего
представителя, снабженного специальной доверенностью,
предусматривающей полномочие на отказ от наследства (такой
доверенности не требуется от законного представителя наследника), либо
пересылается по почте (в таком заявлении подпись наследника должна
быть удостоверена либо нотариусом, либо уполномоченным
должностным лицом) (ст. 1159 ГК РФ);
142
Фактический способ отказа от наследства в ГК РФ не
упоминается, хотя на практике он существует.
 отказ от наследства должен быть сделан в определенный срок со
дня открытия наследства; срок этот совпадает со сроком, установленным
для принятия наследства, и равен шести месяцам (п. 2 ст. 1157 ГК РФ);
 наследник вправе отказаться от наследства даже в том случае,
когда он уже принял наследство, но в течение срока, установленного для
принятия наследства (п. 2 ст. 1157 ГК РФ);
 суд может признать наследника, фактически принявшего
наследство, отказавшимся от наследства по истечении установленного
для этого срока, если найдет причины пропуска срока уважительными
(абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ);
 отказ от наследства не должен содержать никаких условий и
оговорок: он должен быть безусловным и безоговорочным (абз. 2 п. 2 ст.
1158 ГК РФ);
 отказ от наследства по истечении срока, установленного для
принятия наследства, необратим: наследник, отказавшийся от наследства,
не может впоследствии взять отказ обратно или изменить его (п. 3 ст. 1157
ГК РФ), но наследник может требовать в судебном порядке признания
отказа недействительным по основаниям, предусмотренным ГК РФ для
гражданско-правовых сделок. Например, в случае, когда отказ был сделан
наследником под угрозой или в результате обмана и т.п.;
 отказывающийся от наследства наследник вправе не оговаривать
интересы других лиц, но он вправе и указать лиц, в пользу которых
отказывается от наследства, круг таких лиц ограничен: это должны быть
наследники того же наследодателя, что и он (п. 1 и 2 ст. 1158 ГК РФ);
 при выборе лиц, в пользу которых наследник хочет отказаться от
наследства, он не обязан учитывать основания, по которым эти
наследники призваны к наследованию. Это могут быть наследники по
завещанию, наследники по закону любой очереди, не лишенные
наследства наследодателем (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе те, которые
призваны к наследованию по праву представления или в порядке
наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Вопрос 9. Запреты на отказ от наследства. Содержание


заявления об отказе от наследства. Юридические последствия
отказа наследника от наследства.

Не допускается отказ от наследства в следующих случаях:


 при наследовании выморочного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1157
ГК РФ);
 если имущество наследуется по завещанию, и оно завещано
наследникам, назначенным наследодателем;

143
 если наследство является обязательной долей в наследстве (абз.
2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ);
 в пользу лиц, не являющихся наследниками того же
наследодателя (абз. 1 п. 2 ст. 1158 ГК РФ);
 от части имущества, причитающегося наследнику, за
исключением случая, когда наследник призывается по нескольким
основаниям: он вправе отказаться от наследства по одному из этих
оснований, по нескольким из них либо по всем основаниям (п. 3 ст. 1158
ГК РФ);
 отказополучателем (легатарием) в пользу другого лица (п. 1 ст.
1160 ГК РФ).

Заявление об отказе от наследства подается в нотариальную


контору по месту открытия наследства. В нем должны содержаться те же
данные, что и в заявлении о принятии наследства, с той лишь разницей,
что в нем говорится об отказе от наследства вместо принятия наследства.
Кроме того, в нем указываются лица (фамилия, имя, отчество, адрес места
проживания), в чью пользу совершается отказ, а также указывается о
согласии органа опеки и попечительства на отказ наследника от
наследства, если заявитель является несовершеннолетним, либо
недееспособным, либо ограниченно дееспособным. Подлинность
подписи заявителя заверяется нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным совершать нотариальные действия.
Заявление об отказе от наследства подлежит регистрации в книге
учета наследственных дел. Такое заявление служит основанием для
заведения наследственного дела в нотариальной конторе. Наследственное
дело должно заводиться даже в том случае, когда от других наследников
данного наследодателя не поступило заявлений о принятии наследства.
Последствия отказа от наследства. В результате отказа от
наследства наследник, подавший такое заявление, считается «отпавшим»,
а его наследственная доля переходит к остальным наследникам. Такой
переход называется приращением наследственных долей.
При этом возможны следующие варианты:
а) если отказ сделан в пользу конкретного лица, то доля
отпавшего наследника переходит к этому лицу полностью;
б) если наследник отказался от наследства, не указав наследника,
в пользу которого должна перейти его доля, то доля отпавшего
наследника переходит к наследникам по закону, призванным к
наследованию, пропорционально их наследственным долям (абз. 1 п. 1 ст.
1161 ГК РФ);
в) если наследодатель завещал все имущество назначенным им
наследникам, доля отпавшего наследника переходит к остальным
наследникам по этому завещанию пропорционально их долям (абз. 2 п. 1
ст. 1161 ГК РФ);

144
г) правила, указанные в п. «б» и «в», не применяются, если
отпавшему наследнику подназначен наследник (п. 2 ст. 1161 ГК РФ).

Вопросы для самопроверки:


1. Что понимают под «принятием наследства»?
2. В чём состоит значение принятия наследства?
3. Какие особенности характерны для принятия наследства как
субъективного гражданского права?
4. Какие особенности присущи принятию наследства как сделке?
5. Какие правомочия приобретает лицо после принятия
наследства?
6. Какие существуют способы принятия наследства?
7. Какой из способов принятия наследства является более
надежным? Почему?
8. Существует ли возможность восстановления срока для
принятия наследства в настоящее время?
9. Какой срок для принятия наследства установлен для лиц, у
которых возникло право на наследование в результате отказа другого
наследника?
10. Кто (что) вправе признать причину пропуска срока принятия
наследства уважительной?
11. Какой дееспособностью должно обладать лицо для принятия
наследства?
12. В каком порядке принимают наследство лица в возрасте от 14
до 18 лет?
13. Какая форма предусмотрена для заявления о принятии
наследства?
14. Какие критерии являются обязательными при составлении
заявления о принятии наследства?
15. В каком документе фиксируются поступившие заявления о
принятии наследства?
16. Какие действия должен совершить нотариус после принятия
заявления о принятии наследства?
17. Прекращаются ли имущественные права и обязанности
гражданина после его смерти?
18. Какой вид ответственности предусмотрен для наследников по
долгам наследодателя?
19. К кому могут быть предъявлены требования кредиторов до
принятия наследства?
20. Отвечает ли наследник, принявший наследство в порядке
наследственной трансмиссии, по долгам наследодателя?
21. В каких случаях возникает наследственная трансмиссия?
22. Кто может выступать в роли трансмиттента?
23. Кто может выступать в роли трансмиссара?

145
24. В каких случаях не подлежит применению правило о
наследственной трансмиссии?
25. Чем отличается наследственная трансмиссия от права
представления?
26. В каком случае допускается приращение наследственной доли?
27. Какие условия должны быть соблюдены для применения
правила приращения?
28. Какие существуют основания для приращения наследственной
доли?
29. Какие виды отказа от приращения предусмотрены Законом?
30. Вправе ли наследодатель при составлении завещания отойти от
правила пропорциональности распределения долей?
31. Кто является субъектами права собственности при переходе
имущества в порядке наследования
32. Что является объектом при переходе имущества в порядке
наследования?
33. В чем выражается формальный способ принятия наследства?
34. В чем выражается фактический способ принятия наследства?
35. Каким способом возникновения права собственности на
имущество является переход имущества в порядке наследования?
36. Какую правовую природу носит отказ от наследства?
37. Какие существуют способы отказа от наследства?
38. В чём заключается формальный способ отказа принятия
наследства?
39. Какой из способов отказа от наследства не закреплён на
законодательном уровне?
40. Возможно ли в содержании отказа наличие условий и
оговорок?
41. В каких случаях не допускается отказ от наследства?
42. Куда подаётся заявление об отказе от наследства?
43. Кем заверяется подлинность подписи заявителя?
44. Какие данные должны содержаться в заявлении об отказе от
наследства?
45. Какие юридические последствия влечёт отказ от принятия
наследства?

146
Литература по теме:

1. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы


завещания как сделки / У.А. Атаев // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2018. – №4. Ч.1. – C. 31–
34.
2. Батычко В.Т. Теоретические и практические аспекты завещания
как гражданско-правовой сделки / В.Т. Батычко // Известия Южного
федерального университета. Технические науки. – 2018. – Т. 133, №8. –
С. 232–241.
3. Бахмуткина К.Ю. О праве наследования граждан / К.Ю.
Бахмуткина // Наследственное право. – 2017. – №2. – С. 6–9.
4. Беспалов Ю.Ф. Дела о наследовании: некоторые спорные
вопросы правоприменения / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалова. – М.:
Проспект, 2019. – 104 с.
5. Блинков О.Е. О судебной практике по делам о наследовании /
О.Е. Блинков // Наследственное право. – 2019. – №2. – С 3–4.
6. Васильева И.А. Проблемы соблюдения формы завещания в
условиях чрезвычайных обстоятельств / И.А. Васильева // Вестник
Хабаровской государственной академии экономики и права. – 2018. – №1.
– С. 120– 129.
7. Гасанов З.У. Наследник как субъект отношений по
наследованию: права, обязанности, ответственность / З. У. Гасанов //
Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. –
2019. – Т. 155, №4. – С. 109–119.

147

Вам также может понравиться