Вы находитесь на странице: 1из 11

1.

Понятие внутренней и внешней формы права

В отечественной теории государства и права понятие формы права (так же, кстати, как и понятие
формы государства) принято раскрывать, опираясь на философское учение о форме как
внутренней организации содержания и его внешнего выражения.

Исходя из этого, различают внутреннюю и внешнюю форму права. Внутренняя форма права -- это
его структура, т.е. внутреннее строение, внутренняя организация его структурных элементов и
прежде всего норм права. Внешняя же форма права -- это его проявление вовне, которое
характеризуется формами внешнего выражения юридических норм. Марченко М.  Н.  Теория
государства и права. - М.: Проспект, 2003. - 456 с.

Внешне юридические нормы могут быть выражены в различных формах. Они могут быть
выражены в форме обычаев, санкционированных государственной властью в качестве
общеобязательных правил поведения, в форме правил, установленных государственными или
негосударственными органами и организациями, в форме положений, сформулированных
учеными-юристами и признанных государством в качестве норм права, и т.д.

Формы внешнего выражения юридических норм в юриспруденции именуют также источниками


права, понимая под ними не вообще источники права, а источники права в формальном,
юридическом смысле. Дело в том, что понятие «источник права» не имеет однозначного
толкования и может употребляться в гносеологическом, материальном, идеологическом,
политическом, формальном и некоторых других смыслах. В частности, под источником права в
гносеологическом смысле понимают источник познания права, т.е. то, из чего люди получают
знания, сведения как о действующем праве, так и о праве прошлых времен. Источниками права в
этом смысле могут выступать и действующие нормативно-правовые акты (конституции, кодексы и
т.д.), и акты, утратившие силу и прекратившие свое действие (например, Уголовный кодекс
РСФСР 1960 г.), и исторические памятники права (например, законы Ману, законы Хаммурапи,
Русская Правда).

Под источником права в материальном смысле обычно понимают материальные условия жизни
общества (способ производства материальных благ, уровень развития экономики, формы
собственности и т.д.), в которых, как принято считать, коренится позитивное право и которые
составляют его социальную основу. Иногда под источником права в материальном смысле
понимают сами общественные отношения, нуждающиеся в правовом регулировании.
Источник права в идеологическом (по-другому -- в идеальном) смысле -- это правосознание,
точнее правовая идеология, т.е. правовые идеи, взгляды на право, представления о праве,
играющие немаловажную роль в процессе формирования позитивного права.

Под источником права в политическом смысле понимается государство, поскольку нормы


позитивного права либо устанавливаются, либо санкционируются государством и в связи с этим
без государства, без его воли вообще не могут появиться на свет.

Наконец, источник права в формальном (или юридическом) смысле -- это способы (формы)
внешнего выражения и закрепления юридических норм, т.е. то, что фактически выступает в
качестве внешних форм позитивного права.

Таким образом, внешние формы позитивного права, они же формы внешнего выражения
юридических норм, есть не что иное, как источники права в формальном, юридическом смысле.
Вследствие этого их часто обозначают термином «формы (источники) права», имея в виду, что
речь идет именно о внешних формах позитивного права и одновременно его источниках в
формальном, юридическом смысле. Отсюда формы (источники) права можно определить как
способы внешнего выражения и закрепления норм позитивного права. А это значит, что формы
(источники) права показывают, каким образом нормы позитивного права выражены вовне, каковы
способы их внешнего существования, бытия и в каких юридических источниках они закреплены.

В различных государствах, а также в каждом отдельно взятом государстве, позитивное право


может приобретать самые разные формы своего внешнего выражения. Следовательно, могут
существовать и разные юридические источники права. Ими могут быть санкционированные
государственной властью обычаи, юридические (судебные или административные) прецеденты,
правовая доктрина, нормативные договоры, нормативные правовые акты и т.д. Наиболее
распространенными, начиная с древнейших времен, являются санкционированные обычаи,
юридические прецеденты, нормативные договоры и нормативные правовые акты. Это дает
отдельным авторам основание рассматривать данные формы и источники права в качестве
основных, что, на наш взгляд, является не совсем правильным. Санкционированные обычаи,
юридические прецеденты, нормативные договоры и нормативные правовые акты можно
рассматривать в качестве основных форм и источников права лишь в сопоставлении с другими
формами (источниками) права и безотносительно к конкретным государствам. Что же касается
конкретных государств, то в них существуют свои основные и неосновные формы (источники)
права. Причем к неосновным могут относиться и те, которые причисляются к разряду основных.
Например, в нашей стране основными формами (источниками) права являются только
нормативные правовые акты. Санкционированные же обычаи и нормативные договоры считаются
уже неосновными формами (источниками) права, а юридические прецеденты в их классическом
виде отсутствуют вообще.

2.Понятие системы права

Право выступает не как некое собрание разрозненных норм — правил поведения, а представляет
собой системное образование. Любая система предполагает наличие элементов и связей между
ними. Система права показывает, как право упорядочивает свое содержание.
Система права — это внутренняя структура права (строение, организация), которая складывается
объективным образом как отражение реально существующих и развивающихся общественных
отношений.
Система права:
 выражает существующую правовую действительность, не есть результат произвольных
действий тех, кто создаст нормы права;
 предопределена социальным строем общества и соответственно интересами и потребностями
людей;
 показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой.

Исторически система права в разных государствах формировалась исходя из потребностей в


регулировании некоторых групп наиболее важных, часто встречающихся отношений, которые
нуждаются в стабилизации. Именно поэтому формируются группы норм права, регулирующих
определенные родовые и видовые группы отношений.
Не следует смешивать понятия «система права» и «правовая система». В первом случае речь идет
о внутреннем строении права, взятом в качестве отдельного явления, а во втором — о правовой
организации всего общества, совокупности всех явлений юридического характера, существующих
и функционирующих в государстве. Система права выступает лишь как часть правовой системы и
отличается рядом признаков.
Система права едина, поскольку в образующих ее нормах отражается общая воля общества,
государства; кроме того, нормы регулируют единые цели и задачи, прежде всего упорядочение
общественных отношений. В то же время нормы права различаются по содержанию, сфере
действия, формам выражения, предмету, средствам и способам метода правового регулирования и
проч.
Несмотря на единство, правовые нормы могут противоречить друг другу по содержанию, напри м
ер из-за того, что законодатель не учел при разработке нормы уже существующих на тот момент
норм, из-за большого их массива.
Объективная природа системы права означает, что правовые нормы и другие образования
системы права строятся по объективным критериям.
Структурные элементы системы права — это норма права, отрасль права, подотрасль права,
институт права, субинститут (рис. 1).
Норма права — первичный элемент системы права. Правовые нормы регулируют не все
общественные отношения, а те из них, которые государство, общество рассматривают как
наиболее значимые, важные.
Отрасль права - совокупность однородных правовых норм, обособившихся внутри системы
права и регулирующих определенный род общественных отношений. Род — широкое понятие,
которое может включать довольно большое видовое разнообразие отношений. Отграничение норм
по отраслям происходит по таким признакам, как предмет и метод правового регулирования.
3.Отрасли, подотрасли, институты, субинституты права: характер соотношения.

Структурными элементами системы права являются:


- норма права;
- институт права;
- подотрасль права;
- отрасль права.
Норма права – это элемент системы права, его «кирпичик», «атом», более неделимый, хотя и
он имеет свою сложную структуру (гипотеза, диспозиция, санкция).
Норма права – формально-определённое правило поведения в обществе, обеспеченное
государством.
Нормы права не существуют обособлено (самостоятельно). В зависимости от своего
предметного назначения они объединяются в более общие образования – институты права.
Институт права - это основной элемент системы права, совокупность правовых норм,
регулирующих однородную группу общественных отношений.
Институт права объединяет специализированные нормы права, характеризующие юридические
понятия, категории, принципы.
Например, институт государственной службы включает в себя правовые нормы, регулирующие
отношения, складывающиеся в процессе организации и функционирования системы
государственных органов; устанавливающие объем полномочий государственных служащих,
гарантии и процедуры их реализации (выполнение государственными служащими своих
должностных обязанностей и функций), а также определяющие меры ответственности за
правонарушения в сфере служебной деятельности.
Также правовыми институтами, например, конституционного права являются - институт
гражданства, институт избирательного права.
Институты подразделяются на отраслевые и межотраслевые.
В рамках отраслевого института объединяются нормы, имеющие юридическое значение
применительно к одной отрасли (институт соучастия в преступлении, институт экологических
преступлений в уголовном праве; институт дарения в гражданском праве; институт
обжалования и опротестования судебных приговоров, определения и постановлений, не
вступивших в законную силу, в уголовно-процессуальном праве).
Межотраслевой институт включает в себя правовые нормы, используемые в различных
отраслях права (институт собственности (используется в гражданском праве, уголовном праве,
конституционном праве…) институт гражданства (в конституционном, административном и др.
праве), институт обжалования судебного решения и др.).
Некоторые правовые институты состоят из субинститутов, т. е. являются сложными.
Субинституты представляют собой группы норм права в рамках одного правового института,
выражающих некоторые особенности правового регулирования отдельных видов
общественных отношений (например, субинститутами являются: розничная купля-продажа в
институте купли-продажи в гражданском праве, назначение наказания несовершеннолетним в
институте назначения наказаний в уголовном праве, охрана труда женщин в институте охраны
труда в трудовом праве и др.).

Правовые институты находясь в тесной взаимосвязи, образуют качественно новый элемент


системы права – отрасль права.
Отрасль права – это наиболее крупная, обособленная совокупность юридических норм,
регулирующих качественно однородные группы общественных отношений.
Виды отраслей права: государственное (конституционное) право, гражданское право,
административное право, уголовное право, гражданско-процессуальное право, уголовно-
процессуальное право, земельное право, трудовое право, семейное право, финансовое право,
уголовно-исполнительное право и др.
Среди названных отраслей российского права можно выделить основные и производные
отрасли.
К основным относятся те отрасли, предмет регулирования которых четко определен и
отграничивается по существенным признакам от иных сфер жизнедеятельности общества
(конституционное право, гражданское право, уголовное право и административное право).

К производным же относятся те отрасли, предмет регулирования которых «вычленяется» из


предмета регулирования основной отрасли и вне этой сферы общественных отношений
существовать не может. Производными от гражданского права, таким образом, являются
коммерческое и предпринимательское право; производным от гражданского процессуального
права - арбитражное процессуальное право; от уголовно-процессуального права - уголовно-
исполнительное право и т. п.
В рамках наиболее крупных отраслей выделяют обособленные группы норм, образующих
правовые подотрасли.
Подотрасль права – обособленная в рамках отрасли совокупность юридических норм,
регулирующих крупный, относительно самостоятельный блок общественных отношений,
объединяемых по признаку видового сходства. Это объединение нескольких институтов одной
и той же отрасли права.
Например, в гражданском праве в качестве подотраслей выступают авторское, жилищное,
наследственное право; в конституционном праве - избирательное право, право прав человека и
т. п. При определенных обстоятельствах подотрасль может быть преобразована в
самостоятельную отрасль права. Так из отрасли конституционного (государственного) права
выделились в качестве самостоятельных отраслей муниципальное право и право социального
обеспечения.
В отличие от правового института подотрасль обязательным компонентом каждой отрасли
права не является. В небольших отраслях права, в частности процессуальных, земельном и
семейном праве, подотрслей нет вообще.
При определенных обстоятельствах подотрасль может быть преобразована в самостоятельную
отрасль права. Так, из отрасли гражданского процессуального права выделяется в качестве
самостоятельной отрасли арбитражное процессуальное право.

4.Основания обособления отраслей права

Отрасль права представляет собой обособившуюся внутри данной системы совокупность


однородных правовых норм, регулирующих определенную область общественных отношений.
Объективная необходимость предрешает выделение отрасли права. Законодатель лишь осознает и
оформляет ("протоколирует") эту потребность.

Для образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие условия: а)


степень своеобразия тех или иных отношений; б) их удельный вес; в) невозможность
урегулировать возникшие отношения с помощью норм других отраслей; г) необходимость
применения особого метода регулирования.

Хотя все отрасли права взаимосвязаны, они не равнозначны по своему значению, в процессе
воздействия на общественные отношения. Поэтому в наиболее крупных правовых отраслей
выделяются подотрасли. Например, в гражданском праве - авторское право, жилищное,
наследственное и т.д.; в конституционном - разбирательное; в трудовом - пенсионное; в земельном
- горное. Они регулируют составляющие части общественных отношений.

Институт права - это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм,


регулирующих определенную разновидность общественных отношений.

Правовые институты регламентируют отдельные участки, фрагменты, стороны общественной


жизни. Институт - составная часть отрасли. В каждой отрасли их множество. Они облают
относительной автономией, так как касаются в известной мере самостоятельных вопросов.

В ходе первой дискуссии было выделено десять отраслей права: государственное,


административное, финансовое, земельное, гражданское, колхозное, трудовое, семейное,
уголовное, судебное. Разумеется, в тот период трудно было определить строение системы права с
учетом всех тех требований, которые предъявляет экономический строй к области правового
регулирования.

В результате второй дискуссии по проблемам построения системы права был сделан вывод, что
структура отраслей права не нуждается в коренной ломке, поскольку она отвечает интересам
укрепления законности и правопорядка, однако требуется дальнейшая ее конкретизация и
уточнение. Прежде всего, речь шла о некоторых новых отраслях (было выделено исправительно-
трудовое право как подотрасль уголовного права, а судебное право подразделено на
самостоятельные отрасли -- уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное), а также о
научном обосновании классификации отраслей права. Был определен дополнительный критерий
для выделения отраслей в системе права - это метод правового регулирования, под которым
понимается совокупность юридических приемов и средств, при помощи которых осуществляется
правовое регулирование качественно однородных, обособленных общественных отношений. Его
называют юридическим критерием выделения отраслей права.

К элементам метода правового регулирования следует отнести:

 -- характер общего юридического положения субъектов, т.е. правоспособность,


дееспособность, компетенция, отношения между собой (подчиненности, соподчиненное
равноправия);
 -- характер оснований возникновения, изменения или прекращения правоотношений, т.е.
юридических фактов (договор, решение суда по гражданскому делу, приговор по уголовному
делу, являющийся основанием для возникновения уголовно-исполнительного правоотношения,
акты действия);
 -- характер юридических последствий для субъекта права (положительные, отрицательные,
штраф, взыскание, пеня и проч.).

Систему права следует рассматривать как явление объективное в том смысле, что она
складывается не по произвольному усмотрению людей, а в том, что она предопределена
характером регулируемых общественных отношений. Однако следует признать, что для
определения отраслей в системе права не всегда бывает достаточно одного материального
критерия -- предмета правового регулирования. Только в совокупности с юридическим критерием
-- методом правового регулирования можно выделить отрасли права.

Границы между отдельными отраслями права относительны. Не существует отраслей права


единой правовой системы, абсолютно изолированных одна от другой.

Если нормативное предписание (норма права) есть исходный элемент, основная клеточка права,
правовой материи в целом, то правовой институт представляет собой основной элемент отрасли
права, первичное, самостоятельное структурное подразделение отрасли, где правовые нормы
группируются по их юридическому содержанию. Юридические нормы образуют отрасль не
непосредственно, а через правовые институты. Особенно это относится к характеристике вида
общественных отношений, что дает основание сформулировать следующее определение.

Правовой институт -- это часть отрасли права, регулирующая самостоятельный вид однородных
общественных отношений.

Каждый институт -- это относительно обособленный «блок» отрасли. Поэтому для них подходит
понятие «подсистема». Например, в уголовно-исполнительном праве выделяются нормы,
характеризующие права и обязанности осужденных, представляющие самостоятельный институт
уголовно-исполнительного права. Главная функция правового института состоит в том, чтобы в
пределах своего участка общественных отношений данного вида или рода обеспечить цельное,
относительно законченное регулирование.

Правовые институты могут объединяться в подотрасли права, для которых характерна высокая
степень специализации входящих в нее норм. Например, право собственности и другие вещные
права -- подотрасль гражданского права. В нее входит основной институт (гл. 13 ГК РФ),
предметные институты, регулирующие формы и виды собственности (гл. 16--18 ГК РФ), и три
функциональных института, регламентирующих приобретение, защиту и прекращение права
собственности.

Каждая отрасль объединяет такие правовые нормы, которые регулируют особый, качественно
определенный вид общественных отношений, объективно требующий правовой регламентации.
Объединение правовых норм в отрасль права происходит в силу объективных причин, не
зависящих от усмотрения правотворческих органов. Главным фактором, обуславливающим
отличие одной отрасли права от другой, является своеобразие общественных отношений, которые
регулируются этими отраслями права. Отношения, регулируемые нормами различных отраслей
права, отличаются друг от друга своим содержанием, конкретными целями и задачами. Так,
нормы административного права регулируют отношения, связанные с исполнительными
функциями государственной власти, а нормы гражданского права определяют порядок
имущественных связей в государстве.

Выделение отраслей права обусловлено объективно существующей спецификой, качественным


своеобразием регулируемых ими общественных отношений, предметом правового регулирования.

Вторым, вспомогательным основанием для распределения норм права по отраслям служит


метод правового регулирования. Под ним понимаются способы воздействия норм данной отрасли
права на поведение людей, на регулируемые этой отраслью общественные отношения.
Сразу же обратим внимание на то, что, несмотря на схожесть выражений, нужно четко
различать два понятия -- «правовая система» и «система права». Первое -- это взятые в единстве
основные правовые явления данной страны -- и собственно право, и правовая идеология, и
судебная (юридическая) практика. Второе же, система права, касается только самого права, его
строения.

Система права -- это строение права, его подразделение на отрасли и институты.

О таком важном подразделении права, в соответствии с которым в конечном счете складывается


его система, -- правовых институтах -- ранее уже упоминалось. Но при характеристике системы
права нужно все же начать с первичного звена -- юридических норм. Используем здесь вот какое
образное сравнение.

Юридические нормы, как мы уже знаем, -- «кирпичики», исходные элементы всего здания права
данной страны. Из этих «кирпичиков» складываются правовые институты, т. е. разнообразные
блоки, и в регулятивной, и в правоохранительной областях. Например, институт государственной
службы, институт договора подряда, институт ответственности за воинские преступления.

А вот из блоков -- правовых институтов -- образуются отрасли, т. е. наиболее крупные


подразделения права, так сказать, целые этажи, службы правового здания. Таковы уголовное
право, трудовое право, административное право, гражданское право и т. д. В своей совокупности
эти отрасли и составляют право в целом, систему права данной страны.

Отрасль права -- это главное подразделение системы права, отличающееся специфическим


режимом юридического регулирования и охватывающее целые участки, комплексы однородных
общественных отношений.

При указании на отрасль права можно отметить целый ряд ее признаков. У каждой из отраслей
есть «свой предмет», т. е. особый участок общественной жизни, целый комплекс однородных
общественных отношений -- конституционных, трудовых, земельных, по социальному
обеспечению и др. Каждая из отраслей имеет «свое законодательство», как правило,
самостоятельные кодексы, иные кодифицированные законодательные акты. Так, уголовному
праву соответствует уголовное законодательство во главе с Уголовным кодексом (УК);
гражданскому праву -- гражданское законодательство во главе с Гражданским кодексом (ГК).

И все же главная особенность каждой отрасли -- наличие особого юридического режима


(«метода регулирования»), который во многом ориентирован на способы правового регулирования
-- дозволения, запрещения, обвязывания. К дозволениям, скажем, тяготеет гражданское право,
трудовое право; к запрещениям -- уголовное; к связываниям -- административное.
Квалифицированный юрист-практик знает, что обозначение юридических дел в качестве
уголовных, трудовых, семейных свидетельствует о том, что в данном случае действует особый
юридический порядок, характерный для отрасли, по «имени» которой обозначено дело.

Например, гражданин заключил с организацией договорное соглашение, а потом возник


конфликт, и юридическому органу нужно рассматривать «дело». Какое дело зависит от того, какое
было заключено соглашение. Это мог быть и трудовой договор, и трудовое соглашение. Казалось
бы, это одно и то же.

Но юрист, овладевший науками гражданского и трудового права, знает, что в первом случае
(трудовой договор) вступает в действие трудовое право, и это означает, что гражданский режим,
устанавливаемый и поддерживаемый трудовым правом, и теперь все, что затрагивает их
юридические взаимоотношения, будет определяться в соответствии с этим режимом - вопросы и
взаимного подчинения, и дисциплины труда, и обеспечения безопасности работ, и социального
страхования, и порядок решения конфликтов, и пределы ответственности, и многое другое. Если
же заключено трудовое соглашение, то гражданин и организация остаются независимыми друг от
друга, не соподчиненными субъектами, для их взаимоотношений характерен момент автономии,
конфликты решаются сразу же в судебном порядке - словом, тут уже другой юридический режим,
установленный и поддерживаемый не трудовым, гражданским правом.

Изучение права осуществляется в основном по отраслям права, и каждой из них дается


подробная характеристика.

Сейчас же существенно важно обозначить общую классификацию отраслей. Они могут быть
подразделены на три основных звена:

 1) профилирующие, базовые отрасли, охватывающие главные правовые режимы:


конституционное право, затем три материальные отрасли - гражданское, административное,
уголовное право, соответствующие им три процессуальное, административно-процессуальное,
уголовно-процессуальное право. Именно здесь, в этой группе, сконцентрированы главные,
первичные с правовой стороны юридические средства регулирования. Обратим внимание на
терминологию: материальные отрасли (институты, нормы) посвящены непосредственно правам
и обязанностям, другим юридическим вопросам по существу, а процессуальные отрасли
(институты, нормы) - процессуальным, процедурным вопросам;
 2) специальные отрасли, где правовые режимы модифицированы, приспособлены к
особым сферам жизни общества: трудовое право, земельное право, финансовое право, право
социального обеспечения, семейное право, исправительно-трудовое:
 3) комплексные отрасли, для которых характерно соединение разнородных институтов
профилирующих и специальных отраслей: хозяйственное право, сельскохозяйственное право,
природоохранительное право, экономическое

право, торговое право, право прокурорского надзора, мор-скос право.

Кроме того, общее «сквозное» значение, охватывающее все три указанных звена отраслей,
имеют публичное право и частное право. К частному праву относятся, например, гражданское
право, семейное право, к публичному, например, административное и уголовное, финансовое
право, право прокурорского надзора

5.Система права и система законодательства: характер соотношения

Система права и система законодательства должны рассматриваться как самостоятельные


явления, хотя на первый взгляд соотносимы и взаимосвязаны. Они различаются между собой как
содержание и форма.

Соотношение системы права и системы законодательства:

1) система права как его содержание – это внутренняя структура права, отвечающая
характеру регулируемых им общественных отношений;

2) система законодательства – это внешняя форма права, показывающая строение его


источников, которые находятся в отношениях взаимодействия и взаимосвязи друг с другом,
образующих определенное единство, целостность, систему нормативно-правовых актов;

3) право, таким образом, не может работать вне законодательства, а законодательство в его


широком понимании и является правом;

4) проводить анализ структуры системы права необходимо вместе с внешней формой права,
которой является система законодательства, что позволит правильнее и полнее определить и
различить два на первый взгляд одинаковых правовых явления.

Законодательство является прежде всего местом закрепления правовых норм и средством


придания им определенности и объективности, их организации и объединения в правовые акты.
Строение законодательства воспринимается правоведами как система только потому, что оно
является внешним проявлением объективно действующей структуры права.

Структура права является закономерностью. При исследовании системы законодательства,


строении нормативно-правовых актов проявляется реальная, объективно обусловленная
потребность работы самостоятельных отраслей права, подотраслей, юридических норм.

Между системой права и системой законодательства можно выделить, таким образом,


следующие различия:

1) норма права – это первичный элемент системы права. В то же время первичным элементом
системы законодательства является нормативно-правовой акт;

2) система законодательства по своему объему материала обширнее системы права, так как
включает в свое содержание положения, которые в собственном смысле не могут быть отнесены к
праву;

3) деление права на отрасли и институты, в отличие от законодательства, базируется на


предмете и методе правового регулирования;

4) структура системы права не совпадает с внутренней структурой системы


законодательства;

5) система права имеет объективный характер. А система законодательства создается под


большим влиянием субъективного взгляда законодателя. Разграничение между системой
законодательства и права вызвано главным образом потребностями классификации,
систематизации законодательства, деятельностью органов государственной власти, направленной
на упорядочение законодательства, а также создание стройной, логичной системы.

В результате понимание правильного соотношения между системой права и системой


законодательства связано со следующим выводом. Соотношение системы права и системы
законодательства – характеристики, которые позволяют различить два термина правовой теории,
выражающиеся в доступности и сокращении ненужной множественности актов, реализации их
работы по их согласованию и правильному применению.

6. Публичное и частное право.

Деление на частное и публичное право в разных формах имеется во всех развитых правовых
системах.

Деление на частное и публичное право – это разделение на группы, которые


систематизируют правовые нормы, служащие для обеспечения общезначимых (публичных)
интересов, т. е. интересов государства и общества в целом (конституционное, административное,
уголовное, процессуальное, финансовое, военное право), и правовые нормы, которые защищают
интересы частных лиц (гражданское, семейное, трудовое право и т. д.).

Публичное право непосредственно связано с публичной властью, которой обладает


государство.

Частное право призвано обслуживать прежде всего потребности частных лиц (физических


или юридических), которые имеют властные полномочия и выступают как свободные и
равноправные собственники. Частное право связывают главным образом с появлением и
развитием института частной собственности и отношениями, которые возникают на его основе.
Частное право развивалось исторически одновременно с частной собственностью.
Систематизация частноправовых норм реализуется при использовании следующих
способов:

1) институционального (наставнического);

2) пандектного (свободного, совокупного).

Соотношение частного и публичного права:

1) частное право – это совокупность правовых норм, которые регулируют и охраняют


интересы частных собственников свободных субъектов рынка, а также их отношения в процессе
производства и обмена. В то же время публичное право составляют нормы, закрепляющие и
регулирующие порядок работы органов государственной власти и управления, формирования и
работы парламентов, иных государственных учреждений, осуществления правосудия, борьбу с
посягательствами на действующий порядок;

2) частное право не может осуществляться без публичного, так как последнее служит для
охраны и защиты первого;

3) частное право в своей реализации опирается на публичное. В общей правовой системе


публичное и частное право тесно взаимосвязаны, и их разграничение до какой-то степени является
условным.

Частное право является правом лично-свободным. В своих границах субъект может


реализовывать его в произвольном направлении. Частноправовая мотивация имеет только
известный предел действию иных мотивов (альтруистических, эгоистических и пр.). Иначе
публично-правовая мотивация самостоятельно указывает на направление, в котором право
осуществляется и исключает действие иных мотивов.

Основная функция частного права состоит в распределении материальных и иных благ, в


фиксировании их за конкретными субъектами.

Основная функция публичного права состоит в регуляции отношений между людьми


велениями, которые исходят от единственного центра, каким является государственная власть.

Мировая юридическая практика показывает, что частное и публичное право как правовые
институты играют позитивную роль в поддержании рационального баланса социальных
интересов, более гибком взаимодействии динамично развивающихся общественных отношений,
защите и осуществлении прав и свобод человека и гражданина.

Частное право является основой предпринимательства, рыночной экономики. При этом


современное частное право подразделяется на два вида: договорное и корпоративное.

Частное право – это главным образом «рыночное право», играет важную роль в создании
единого правового пространства, а публичное право реализует воздействие на интересы
государственные и межгосударственные.

Вам также может понравиться