Вы находитесь на странице: 1из 93

МУРЗАБЕКОВА Ж.Т.

ЛЕКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

(ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ) 2-Е ПОЛУГОДИЕ

ТЕМА: ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

Договор банковского вклада – это договор, по которому


банк, принявший поступившую от вкладчика или поступившую
для него денежную сумму (вклад), обязуется выплатить
вкладчику такую же сумму и проценты на нее или доход в иной
форме на условиях и в порядке, предусмотренных договором
(ст. 751 ГК КР).
Договору банковского вклада посвящена гл. 36 ГК КР (ст.ст.
749-759).
В настоящее время это один из распространенных
договоров в гражданском праве. Суть договора состоит в том,
что вкладчик, имея свободные денежные средства, передает их
банку, а банк через определенное время возвращает ту же
сумму с процентами. Цель договора:
– для вкладчика – сохранение и приумножение своих
денежных средств;
– для банка – привлечение денежных средств для
коммерческого оборота.
Чем больше банк привлечет депозитов, тем больше у него
возможностей извлечь из них прибыль.
Договор банковского вклада очень схож по содержанию с
договором банковского счета: как по договору банковского
вклада, так и по договору банковского счета банк открывает
клиенту соответствующий банковский счет. Однако если
банковский счет нужен в договоре банковского счета для
осуществления расчетов со своими партнерами, то в договоре
банковского вклада он нужен для учета денежных средств
клиента. Кроме того, банк помимо открытия счета выдает
клиенту сберегательную книжку либо сберегательный
(депозитный) сертификат.
Признаки: односторонний; реальный; возмездный. Договор
банковского вклада, в котором вкладчиком выступает
гражданин, признают публичным договором и чаще всего
рассматривают как договор присоединения, поскольку его
условия определены банком в стандартных формах.
Сторонами договора являются:
– банк, имеющий лицензию Национального банка КР на
привлечение депозитов и участвующий в системе защиты
вкладов;
– вкладчик – любые дееспособные физические и
юридические лица.
В случае принятия вклада от гражданина лицом, не
имеющим на это права, или с нарушением порядка,
установленного в законе или принятых в соответствии с ним
банковских правилах, вкладчик может потребовать
немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее
процентов и возмещения сверх суммы процентов всех
причиненных вкладчику убытков. Если таким лицом приняты
на условиях договора банковского вклада денежные средства
вкладчика, такой договор недействителен (п.3 ст. 750 ГК КР).
Предмет договора – денежная сумма (вклад), как в
национальной так и в иностранной валюте, как в наличной так
и в безналичной форме.
Виды вкладов. Договор банковского вклада заключают на
условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до
востребования) либо на условиях возврата вклада по
истечении определенного в договоре срока (срочный вклад).
Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на
иных условиях их возврата – банк обязан возвратить вклад и
выплатить начисленные по нему проценты при наступлении
(не наступлении) определенного в заключенном договоре
обстоятельства (события) (п.1 ст. 753 ГК КР).
Под срочными следует понимать вклады, по условиям
которых вкладчик вносит вклад на определенный период

2
Гражданское право Кыргызской Республики

времени и приносящий доход по начисленным процентам. Счет


по срочному банковскому вкладу используется для хранения и
накопления денежных средств и не предназначен для расчетов
с третьими лицами. Вклады до востребования предполагают
право вкладчика на получение суммы вклада и процентов по
первому требованию. Счет по вкладам до востребования
используется также для хранения и накопления денежных
средств, а также для проведения платежей и расчетов. Если
проценты по срочным вкладам в среднем составляют 10% и
выше (в сомах), до по вкладам до востребования – 1-2%.
В соответствии с Инструкцией по работе с банковскими
счетами, счетами по вкладам (депозитам), утв. постановлением
Правления НБКР от 31.10.2012 г. №41/12, к отношениям банка
и вкладчика-физического лица по банковскому вкладу до
востребования применяются правила договора банковского
счета, если иное не вытекает из существа договора банковского
вклада. При этом на депозитные счета до востребования
физических лиц, помимо личных денежных средств клиента,
могут зачисляться заработная плата, авторские гонорары,
пенсии, алименты, социальные пособия, средства с другого
банковского счета, платежи, связанные с наследованием, плата
за реализацию личного имущества, принадлежащего владельцу
счета, денежные переводы и другие поступления и платежи,
включая платежи по кредитам. Со счета по банковскому вкладу
(депозиту) до востребования физического лица клиент может
осуществлять платежи личного характера, включая платежи за
приобретенные для личных целей товары (оказанные
услуги), погашения по кредиту, коммунальные платежи и иные
подобные платежи, носящие личный характер1, но не являются
предметом коммерческой и/или иной подобной деятельности
владельца счета.
Сберегательный счет может быть открыт на имя третьего
лица. Такое лицо приобретает права вкладчика с момента

1
Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам
(депозитам), утв. Постановлением Правления НБКР от 31.10.2012 г. №41/12.

3
предъявления им к банку первого требования, основанного на
этих правах, либо выражения им банку иным способом
намерения воспользоваться такими правами, если иное не
предусмотрено договором банковского вклада. Указание имени
гражданина или наименования юридического лица, в пользу
которых вносится вклад, является существенным условием
соответствующего договора банковского вклада. Если третье
лицо, на имя которого внесен вклад, отказалось от него, лицо,
заключившее договор банковского вклада на имя третьего
лица, вправе истребовать вклад обратно либо перевести его на
свое имя (ст. 757 ГК КР).
Срочный депозит юридического лица – депозитный счет,
на который может быть зачислен только вклад юридического
лица.
Банк обеспечивает сохранность вклада и своевременность
его возврата вкладчику. Банк обязан возвратить вклад в
соответствии с условиями договора банковского вклада.
Однако, ГК КР предусматривает, что по договору банковского
вклада любого вида (за исключением условного вклада) банк
обязан выдать сумму вклада или его часть по первому
требованию вкладчика. Условие договора об отказе от права на
получение вклада по первому требованию недействительно
(ст. 755 ГК КР). Неблагоприятным в этом случае последствием
для вкладчика будет выплата ему процентов в пониженном
размере (размер процентов должен соответствовать размеру
процентов по вкладам до востребования). Это обусловлено тем,
что такие действия вкладчика следует рассматривать как
одностороннее изменение условий договора.
В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику
по его требованию до истечения срока, сумма вклада выдается
банком в течение 48 часов с момента обращения вкладчика и
проценты по нему выплачиваются в размере, соответствующем
размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до
востребования, если договором не предусмотрено иное.
В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы
вклада по истечении срока договора, договор считают

4
Гражданское право Кыргызской Республики

продленным на условиях вклада до востребования,


действующих на день окончания срока вклада, если иное не
предусмотрено договором.
В зависимости от условий вклады могут быть
накопительными, универсальными, пенсионными, детскими и
т.д.
Договор банковского вклада должен быть заключен в
письменной форме. Несоблюдение письменной формы
договора банковского вклада влечет недействительность этого
договора. Такой договор является ничтожным. При этом один
экземпляр хранится в банке, другой – выдается клиенту. Банк
обязан предоставить договор клиенту до принятия вклада.
Письменную форму считают соблюденной и в случае, когда
внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой,
сберегательным или депозитным сертификатом либо иным
выданным банком вкладчику документом, отвечающим
требованиям, предусмотренным для таких документов
нормативными правовыми актами НБ КР2.
Сберегательная книжка – это документ, оформляющий
заключение договора банковского вклада с гражданином и
удостоверяющий поступление и движение денежных средств
на его счете по вкладу. Реквизиты сберегательной книжки
установлены в законе (ст. 758 ГК КР). Она должна содержать
следующие сведения:
– наименование и место нахождения банка или его
соответствующего филиала;
– номер счета по вкладу;
– а также все суммы денежных средств, зачисленных на
счет, все суммы денежных средств, списанных со счета, и
остаток денежных средств на счете на момент предъявления
сберегательной книжки в банк.
В ГК КР установлена презумпция правильности записей в
сберегательной книжке, имеющих преимущественное
доказательственное значение в случае спора, так как в

2 П. 1 ст. 752 Гражданского Кодекса КР.

5
соответствии с законодательством, если не доказано иное,
состояние вклада, данные о вкладе, указанные в
сберегательной книжке, служат основанием для расчетов по
вкладу между банком и вкладчиком. Операции по вкладу
гражданина банк должен производить только при
предъявлении сберегательной книжки.
Если именная сберегательная книжка утрачена или
приведена в негодное для предъявления состояние, банк по
заявлению вкладчика выдает ему новую сберегательную
книжку.
Сберегательный (депозитный) сертификат является
ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в
банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и
обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем
сертификат, или в любом филиале этого банка.
Сберегательные (депозитные) сертификаты являются
именными. Держателем сберегательного сертификата может
быть только гражданин. Депозитный сертификат — ценная бу-
мага, аналогичная сберегательному сертификату, однако его
держателем может быть только юридическое лицо. Правила по
обращению и выпуску сертификатов устанавливаются НБКР.
Существенные условия договора банковского вклада:
– сумма вклада;
– размер процентов.
Обязанность банка платить вкладчику проценты
составляет существенное условие договора банковского
вклада. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму
вклада в размере, определяемом договором банковского
вклада.
По вкладам до востребования банк имеет право в
одностороннем порядке изменять (уменьшать или
увеличивать) размер процентной ставки за пользование
средствами вкладчика, если иное не предусмотрено в договоре.
Решение банка увеличить процентную ставку вступает в силу в
порядке, им же установленном, и может не доводиться до

6
Гражданское право Кыргызской Республики

сведения вкладчика. Решение уменьшить размер процентов,


во-первых, должно быть сообщено вкладчику; во-вторых,
может относиться лишь к тем вкладам, которые внесены до
получения вкладчиком этого сообщения банка; в-третьих, оно
вступает в силу только по истечении месяца с момента изве-
щения вкладчика.
Определенный договором банковского вклада размер
процентов по срочному вкладу не может быть односторонне
уменьшен банком, если иное не предусмотрено в договоре.
Порядок начисления процентов на вклад также
регламентирован в ГК КР: проценты на сумму банковского
вклада начисляют со дня, следующего за днем ее поступления в
банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее
списанию со счета вкладчика по иным основаниям.
Периодичность выплат процентов по требованию вкладчиков
ежемесячная или ежеквартальная, если иное не установлено
соглашением сторон. Невостребованные в срок проценты
увеличивают сумму вклада. При возврате вклада выплачивают
все начисленные к этому моменту проценты.
Особенностью договора банковского вклада является
наличие в нем специального обеспечения возврата вклада (ст.
755 ГК КР). Средства и способы, которые банк обязан
использовать для обеспечения возврата полученных им
вкладов, должны быть определены в законе и в договоре. При
этом на банк возложена обязанность предоставить вкладчику
информацию об обеспеченности возврата вклада.
Капитал банка является гарантом доверия клиентов банку
и действует как мера защиты против возможных рисков,
которые могут возникнуть при осуществлении банковской
деятельности. Как любое иное юридическое лицо, банк
отвечает по своим обязательствам перед вкладчиками всем
принадлежащим ему имуществом.
В целях обеспечения возврата вкладов 7 мая 2008 г. был
принят Закон КР «О защите банковских вкладов (депозитов)».
Данный закон предусматривает систему обязательной защиты
вкладов (депозитов) физических лиц в банках. Согласно закону

7
при наступлении гарантийного случая каждому вкладчику
выплачивают компенсацию не более 200 тыс. сом в
совокупности, включая проценты по депозитам3. Под
гарантийным случаем закон понимает обстоятельства, при
которых депозит не был выплачен банком вследствие
вступившего в силу окончательного решения суда о
принудительной ликвидации или банкротстве банка.
Вместе с тем Закон КР «О защите банковских вкладов
(депозитов)» содержит перечень физических лиц, чьи вклады
не подлежат компенсации. К ним относят:
– депозиты связанных с банком лиц (как правило, это
инсайдеры4 и аффилированные лица банка5);
– депозиты лиц, которые на протяжении последних 3 лет
были иностранными консультантами или внешними
аудиторами банка;
– депозиты лиц, размещенные по поручению
(доверенности) юридического лица;
– депозиты, в отношении которых имеются ограничения
или наложен арест в соответствии с Законом КР «О
Национальном банке Кыргызской Республики, банках и
банковской деятельности»;
– депозиты в филиалах банка-резидента за пределами
Кыргызской Республики (ст. 5 Закона КР «О защите банковских
вкладов (депозитов)»).

3 Ст. 4 Закона КР «О защите банковских вкладов (депозитов)» от 7 мая 2008 г.

№ 78.
4 Инсайдеры (внутренние лица) банка – члены Правления, члены Совета

директоров, члены Шариатского совета, другие должностные лица и их


близкие родственники, значительные участники и любые другие физические
лица, которые прямо или косвенно имеют значительное участие в капитале
банка и/или осуществляют контроль.
5 Аффилированные лица: значительные участники юридического лица,

включая банки; юридические лица, в которых другие юридические лица,


включая банки, являются значительными участниками; юридические лица,
включая банки, в которых другие юридические лица являются
значительными участниками.

8
Гражданское право Кыргызской Республики

В целях обеспечения деятельности системы защиты


депозитов 4 декабря 2009 г. Постановлением Правительства КР
утверждено Положение об Агентстве защиты депозитов при
Министерстве финансов. Основная цель Агентства –
обеспечение деятельности системы защиты депозитов в
Кыргызской Республике. Задачами Агентства являются:
– обеспечение прав граждан-вкладчиков на защиту при
наступлении гарантийного случая в соответствии с Законом КР
«О защите банковских вкладов (депозитов)»;
– формирование Фонда защиты депозитов;
– эффективное управление свободными средствами Фонда
защиты депозитов;
– возврат средств выплаченных компенсаций от
ликвидации банка в Фонд.
Фонд защиты депозитов формируют из уплачиваемых
банками (резидентами, всеми филиалами иностранных банков,
расположенных в КР) взносов, размер и порядок выплаты
которых определены в Положении о порядке расчетов взносов
в Фонд защиты депозитов, утвержденном Постановлением
Правительства КР 11 декабря 2008 г. №687. Формирование
Фонда защиты депозитов призвано способствовать
финансовой устойчивости банковской системы и повышению
доверия населения к ней.
Также банк может выбрать дополнительные формы
защиты депозитов, применяемые в международной
банковской практике.

9
ТЕМА: ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Договор банковского счета – это договор, по которому


банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет,
открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства,
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведении других операций
по счету (ст. 760 ГК КР).
Договор банковского счета – один из наиболее
распространенных договоров в сфере банковского
обслуживания. По этому договору банк открывает счет клиенту
(гражданину или юридическому лицу), принимает, зачисляет
деньги на его счет, перечисляет деньги со счета, выполняет
иные распоряжения клиента (банковские операции).
Банковский счет нужен клиентам для осуществления расчетов
со своими партнерами, а банк, за плату, предоставляет
возможность их осуществлять.
Основными нормативными правовыми актами,
регулирующими правоотношения, связанные с банковским
счетом являются: Гражданский кодекс КР (гл. 37), Закон КР «О
Национальном банке Кыргызской Республики, банках и
банковской деятельности» от 16 декабря 2016 г., Закон КР «О
противодействии финансированию террористической
деятельности и легализации (отмыванию) преступных
доходов» от 6 августа 2018 г. №87 и др.
Признаки: двусторонний; консенсуальный; возмездный.
Договор банковского счета является разновидностью договора
присоединения.
Стороны договора:
– банк, имеющий лицензию Национального банка КР
(НБКР) на проведение банковских операций;
– клиент (владелец счета) – любые субъекты гражданского
права (физические и юридические лица, государство).
По договору банковского счета банк обязан вести счет
клиента, своевременно и правильно совершать расчетно-
кассовые операции, платить клиенту за остаток средств на его

10
Гражданское право Кыргызской Республики

счете и хранить банковскую тайну. В свою очередь клиент


обязан платить банку вознаграждение за расчетно-кассовое
обслуживание, предоставлять денежное покрытие для
осуществления расчетно-кассовых операций и соблюдать
правила их выполнения.
Договор банковского счета представляет собой договор
смешанного типа, сочетающий элементы договора займа,
поручения и комиссии.
Договор банковского счета имеет определенную схожесть с
договором банковского вклада (наличие счета). Их основное
отличие состоит в том, что вклад, как правило, представляет
разовый взнос определенной суммы денег в банк на депозит и
ее разовое изъятие. По вкладам, в отличие от текущих счетов,
нет движения поступлений и платежей. По ним банк не
осуществляет платежей и расчетов как в договорах банковского
счета.
Предмет договора – находящиеся на банковском счете
клиента денежные средства, с которыми осуществляют
операции, обусловленные договором.
Согласно ст. 760 ГК КР банк может использовать
имеющиеся на банковском счете денежные средства клиента,
гарантируя ему право в любое время беспрепятственно
распоряжаться ими в пределах находящихся на счете сумм.
Таким образом, клиент «теряет» право собственности на
денежные средства, но приобретает право самостоятельно
распоряжаться ими. Банк не вправе определять и
контролировать направления использования денежных средств
клиента и устанавливать другие, не предусмотренные в законе
или договоре ограничения его прав в распоряжении
денежными средствами по своему усмотрению (ст. 760 ГК КР).
За пользование денежными средствами, находящимися на
счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых
начисляется на счет клиента, если иное не предусмотрено
договором. В случае если в договоре не определен размер
процентов, они должны соответствовать процентам по вкладам
до востребования. Сумма процентов начисляется в сроки,

11
предусмотренные договором, а в случаях, когда такие сроки не
предусмотрены, – по истечении каждого квартала (ст. 768 ГК
КР).
В зависимости от уровня правоспособности клиента и круга
операций с денежными средствами, зачисленными на его счет,
принято выделять виды счетов. Основными являются счета,
предназначенные для расчетных операций: расчетные,
текущие, текущие валютные, бюджетные, корреспондентские.
Расчетный счет – открывают юридическим лицам (кроме
банков) и индивидуальным предпринимателям для хранения
денежных средств и осуществления текущих расчетов по
договору банковского счета6.
Расчетный (накопительный) счет открывают при создании
хозяйственных товариществ и обществ, для зачисления средств
в оплату уставного капитала (впоследствии его превращают в
обычный расчетный счет).
Текущий счет открывают некоторым учреждениям, а также
филиалам и представительствам юридических лиц, не ведущих
коммерческую деятельность. Круг операций в этом случае
ограничивается расходами на содержание филиала или
представительства, включая расходы на оплату труда.
Бюджетный счет открывают субъектам, которые
управомоченным распоряжаться бюджетными средствами.
Текущий валютный счет открывают для проведения
расчетов в иностранной валюте. Операции по таким счетам
осуществляют с учетом требований банковского
законодательства.
Корреспондентский счет (субсчет) – банки открывают друг
другу для осуществления взаиморасчетов.
Договор банковского счета заключают в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора банковского счета
влечет недействительность этого договора. Такой договор
считается ничтожным (ст. 761 ГК КР).

6
Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам
(депозитам), утвержденная постановлением правления Национального банка
КР №41/12 от 31 октября 2012 г.

12
Гражданское право Кыргызской Республики

На практике договор оформляют, как правило, двумя


способами: путем составления и подписания договора в виде
единого документа (зачастую в форме договора присоединения
на стандартном банковском бланке) либо путем обмена
документами.
Заключение договора банковского счета. В соответствии с
законодательством юридические лица и граждане свободны в
выборе банка для хранения собственных средств и кредитно-
расчетного обслуживания и могут открывать любые счета и
иметь счета в одном или нескольких банках.
Банк обязан заключить договор с клиентом, обратившимся
с предложением открыть счет на объявленных банком для
открытия счетов данного вида условиях, соответствующих
требованиям банковского законодательства.
Для оформления открытия счета клиент предоставляет
банку соответствующие документы. Перечень таких
документов предусмотрен Инструкцией по работе с
банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам), утв.
Постановлением Правления НБКР от 31.10.2012 г. №41/12. Так,
для открытия счета физическим лицам необходимо
предоставить: заявление и паспорт. Юридическим лицам:
заявление, копии учредительных документов, свидетельство о
государственной регистрации, карточки с образцами подписей
руководителей, главбуха, оттиски печатей (нотариально
заверенные). В зависимости от вида счета и правового статуса
клиента могут быть истребованы дополнительные документы.
Заключение договора влечет открытие соответствующего
счета. Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение
соответствующих операций по которому предусмотрено в
законе, учредительных документах банка и выданном ему
разрешении (лицензии), за исключением случаев, когда такой
отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на
банковское обслуживание либо допустим законом. При
необоснованном отказе банка от заключения договора клиент
вправе в порядке, установленном п. 4 ст. 406 ГК КР, обратиться
в суд с требованием о понуждении заключить договор. Кроме

13
того, клиент вправе требовать от банка возмещения убытков,
причиненных ему необоснованным уклонением от заключения
договора.
Лица, имеющие право распоряжаться счетом:
– во-первых, его владелец в том порядке, который
согласован в договоре с помощью «бумажных» или
электронных расчетных документов, с использованием разного
рода банковских карт, паролей, кодов и т.п.;
– во-вторых, иные лица: органы юридического лица и
представители владельца счета.
Закон предписывает соблюдать установленную законом
или договором процедуру идентификации лиц,
уполномоченных распоряжаться денежными средствами. В
соответствии с п. 1 ст. 763 ГК КР права лиц, осуществляющих от
имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств
со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку
документов, предусмотренных в законе, установленных в
соответствии с ним банковских правилах и в договоре.
Основным документом, подтверждающим полномочия
определенных должностных лиц юридического лица на
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете,
является карточка с образцами подписей и оттиском печати7.
Назначение карточки и ее необходимость обусловлены прежде
всего тем, что подпись – это обязательный реквизит
документов, служащих основанием для движения средств по
счету юридического лица.
Действующее законодательство и практика знают
несколько способов оформления прав различных лиц по
распоряжению денежными средствами, находящимися на
банковских счетах. По общему правилу лицо может
распоряжаться счетом организации, если:
– оно занимает соответствующую должность;
– его подпись имеется на карточке образцов подписей и
оттиска печати, представленной в банк.

7 См. Инструкцию по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам

(депозитам), утв. Постановлением Правления НБКР от 31.10.2012 г. №41/12.

14
Гражданское право Кыргызской Республики

Договором банковского счета может быть предусмотрено


также использование электронных средств платежа и других
аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных
средств, подтверждающих, что распоряжение дано
уполномоченным на это лицом (п. 3 ст. 763 ГК КР). В этих целях
на практике часто используют электронно-цифровую подпись
(ЭЦП), которая позволяет установить подлинность, авторство и
целостность документа и одновременно служит аналогом
физической подписи уполномоченного лица. Аналогичные
результаты могут быть достигнуты при использовании
персонального идентификационного номера (ПИН).
Удобство формы расчетов с использованием пластиковых
карточек состоит в том, что клиент, имеющий банковский счет,
не должен передавать банку расчетных документов для
совершения платежа. Их заменяет специальная пластиковая
карточка с магнитным носителем, содержащая информацию о
клиенте и его счете. Кроме того, получение карточки, имеющей
мировое или региональное признание на основе
межбанковских договоров (например, VISA,
Eurocard/Mastercard, American Express и др.), позволяет ее
держателю осуществлять платежи в разных странах8.
Кроме того, право распоряжаться счетом юридического или
физического лица может быть предоставлено на основании
доверенности.
Банк обязан принимать и зачислять поступающие на счет
денежные средства и выполнять распоряжения клиента о
перечислении и выдаче денежных средств путем совершения
операций, предусмотренных для счетов данного вида законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами
и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота, если договором банковского счета не предусмотрено
иное (ст. 764 ГК КР).

8 Комментарий к части II Гражданского кодекса КР. Т. 1 / Под ред. Д. Майерса,

Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

15
Существенными условиями договора банковского счета
являются вид открываемого счета и перечень операций,
совершаемых по счету.
Содержание договора банковского счета. Права и
обязанности банка:
1. Открыть счет.
2. Зачислять поступающие на счет клиента денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и
выдаче денежных средств со счета, выдавать наличные суммы,
и совершать другие операции по счету, предусмотренные в
договоре. При этом банк не вправе определять и
контролировать направления использования денежных
средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные
законом или договором, ограничения его прав на
распоряжение денежными средствами по своему усмотрению.
Операции по счету клиента должны осуществляться в
установленные сроки. Банк обязан выдавать или перечислять
со счета денежные средства клиента не позднее дня,
следующего за днем поступления в банк соответствующего
платежного документа, если иные сроки не предусмотрены в
законе, банковских правилах или в договоре банковского счета
(ст. 765 ГК КР).
Банк осуществляет расчеты в формах, принятых в КР и
международной банковской практике, включая расчеты с
применением системы электронных платежей.
3. Обеспечить наличие денег при предъявлении
требований клиента.
4. По общему правилу, банк не должен выполнять
поручения клиента при отсутствии денежных средств на счете.
Из этого общего правила существует одно исключение,
именуемое кредитованием счета (овердрафт). Условие о
кредитовании счета предполагает обязанность банка
осуществлять платежи со счета, несмотря на отсутствие
денежных средств. Банк считают предоставившим клиенту
кредит на соответствующую сумму со дня осуществления
такого платежа. Права и обязанности сторон, связанные с

16
Гражданское право Кыргызской Республики

кредитованием счета, определены в правилах о займе и


кредите (гл. 34 ГК КР), если в договоре банковского счета не
предусмотрено иное.
Овердрафт, т.е. кредит банка для осуществления платежей,
не является обязательным признаком любого договора
банковского счета. Условие о кредитовании счета должно быть
установлено в конкретном договоре между банком и клиентом.
Кредит же предоставляют по мере необходимости, т.е. в случае
возникновения потребности осуществить частично или
полностью платеж и отсутствии денег на счете. Срок кредита
исчисляют с момента осуществления платежа до погашения
долга клиента.
В договоре должны быть определены и предельный срок
кредитования, и процентная ставка за предоставленный
кредит, и допустимое количество овердрафтов в течение
определенного периода времени.
5. Не разглашать сведения, составляющие банковскую
тайну. Согласно ст. 773 ГК КР банк гарантирует тайну
банковского счета и банковского вклада, операций по счету,
сведений о клиенте и любой другой информации, которая была
доверена или стала известной банку в процессе отношений
между банком и клиентом. Данная гарантия распространяется
также на бывших клиентов банка и на лиц, которым банк
оказывал услуги, независимо от того, имеют они счета в банке
или нет.
6. Право на использование денежных средств клиента,
гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться
ими. Уплачивать проценты за использование денежных
средств клиента. Размер процентов определяют в договоре.
Если в договоре они не установлены, то считают, что они
равны процентам по депозитам до востребования,
выплачиваемым данным банком (ст. 753 ГК КР). Сумму
вознаграждения зачисляют на счет клиента ежеквартально. В
договоре может быть установлен и иной период начисления и
выплаты процентов.

17
7. Информировать клиента о проведенных по его
поручению операциях, произведенном зачете встречных
требований в порядке и сроки, определенных в договоре.
Денежные требования банка к клиенту, связанные с
кредитованием счета, оплатой услуг банка, а также требования
клиента к банку об уплате процентов за пользование
денежными средствами прекращаются зачетом (ст. 373 ГК КР),
если иное не предусмотрено в договоре банковского счета.
Зачет требований осуществляет банк, который обязан
информировать клиента о произведенном зачете в порядке и
сроки, установленные в договоре, а если соответствующие
условия сторонами не согласованы, – в порядке и сроки,
которые обычны для банковской практики предоставления
клиентам информации о состоянии денежных средств на
соответствующем счете (ст. 769 ГК КР).
8. Осуществлять списание денежных средств на основании
распоряжений клиента. Без распоряжения клиента списание
денежных средств, находящихся на счете, допустимо по
решению суда, а также в случаях, предусмотренных в договоре.
При списании денежных средств со счета существует
определенная очередность. Если клиент обладает денежными
средствами, достаточными для удовлетворения всех
требований, предъявляемых к счету, списание средств
производят в порядке поступления в банк распоряжений
клиента и других документов на списание (календарная
очередность), если иное не предусмотрено в законе.
При недостаточности денежных средств на счете для
удовлетворения всех предъявленных к нему требований
списание денежных средств осуществляют в порядке
следующей очередности:
– в первую очередь производят списание по
исполнительным документам, предусматривающим
перечисление или выдачу денежных средств со счета для
удовлетворения требований о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью, а также требования о
взыскании алиментов;

18
Гражданское право Кыргызской Республики

– во вторую очередь – списание по исполнительным


документам, предусматривающим перечисление или выдачу
денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий
и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору,
в том числе по контракту, а также по выплате вознаграждений
по авторскому договору;
– в третью очередь – списание по платежным документам,
предусматривающим платежи в бюджет и во внебюджетные
фонды;
– в четвертую очередь – списание по исполнительным
документам, предусматривающим удовлетворение других
денежных требований;
– в пятую очередь осуществляют списание по другим
платежным документам в порядке календарной очередности.
Списание средств со счета по требованиям, относящимся к
одной очереди, производят в порядке календарной
очередности поступления документов (ст. 771 ГК КР).
9. Несет ответственность за несвоевременное или
неправильное зачисление на счет поступивших клиенту
денежных средств, либо за их необоснованное списание со
счета, а также за невыполнение указаний клиента о
перечислении денежных средств либо выдаче их со счета. Эта
ответственность состоит в возмещении убытков и уплате
процентов на сумму ненадлежащим образом использованных
денежных средств за весь период просрочки в порядке,
предусмотренном в ст. 360 ГК КР, то есть в размере учетной
ставки банковского процента на день, когда операция по
зачислению, выдаче или перечислению была произведена.
При рассмотрении споров, связанных с применением к
банкам ответственности, предусмотренной в ст. 772 ГК КР,
следует исходить из того, что банк обязан зачислять денежные
средства на счет клиента, выдавать или перечислять их в
сроки, предусмотренные в Постановлении Правительства КР и
НБКР №370 от 22 июня 1998 г. «О мерах по обеспечению
эффективной работы платежной системы КР и повышении

19
ответственности банков за своевременное проведение
платежей».
Права и обязанности клиента:
1. Распоряжаться денежными средствами на счете по
своему усмотрению путем дачи банку поручений.
Ограничение прав клиента по распоряжению денежными
средствами, находящимися на его счете, недопустимо, за
исключением случаев наложения ареста на счет или
приостановления операций по счету в случаях,
предусмотренных в законе. Согласно ст. 121 Закона КР «О
Национальном банке Кыргызской Республики, банках и
банковской деятельности» на денежные средства и другие
ценности юридических и физических лиц, находящиеся на
банковских счетах или на хранении, арест может быть наложен
исключительно судом.
2. Соблюдать банковские правила при совершении
операций по счету.
3. Оплачивать услуги банка, размер и сроки которых
определены в договоре. Если же стороны не определили в
договоре плату за услуги банка, то предполагается, что его
расходы на совершение операций будут покрыты теми
выгодами, которые он извлек в результате использования
денежных средств клиента. Банк может предусмотреть, что
клиент должен держать на счете неснижаемый остаток, чтобы
банк имел возможность использовать эти средства.
4. Требовать возмещения убытков при разглашении
банковской тайны (за исключением случаев, предусмотренных
Законом КР «О противодействии финансированию
террористической деятельности и легализации (отмыванию)
преступных доходов».
Расторжение договора банковского счета. Договор
банковского счета может быть расторгнут по заявлению
клиента в любое время.
По требованию банка договор банковского счета может
быть расторгнут с уведомлением клиента за 1 месяц в случае,
когда сумма денежных средств, находящихся на счете клиента,

20
Гражданское право Кыргызской Республики

окажется ниже минимального размера, предусмотренного в


законе, банковских правилах или в договоре банковского счета.
Расторжение договора банковского счета является основанием
для закрытия счета клиента. Остаток денежных средств на
счете выдают клиенту либо по его письменному указанию не
позднее пяти дней перечисляют на другой счет.
Расчетные и текущие счета предприятий, объединений,
организаций и учреждений закрывают также в соответствии с
банковской практикой:
– по заявлению владельца счета;
– при изменении характера деятельности, связанном с
утратой хотя бы одного из признаков, необходимого для
данного вида счета;
– по решению органа, создавшего предприятие,
объединение, организацию или учреждение;
– при ликвидации клиента как юридического лица.

21
ДОГОВОР ФИНАСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ

ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ (ФАКТОРИНГ)

Договор факторинга (contract of factoring) зародился в


середине прошлого века в практике компаний США и лет через
десять стал обычным явлением во многих странах. Основных
причин, обусловивших появление факторинга, было две: 1)
широкое распространение на Западе коммерческого кредита;
2) увеличение числа случаев, когда коммерческие кредиторы
испытывали финансовый дефицит еще до истечения сроков
кредитования. Как реакция на такие потребности предприятий
возникли специализированные компании, начавшие
зарабатывать на досрочном погашении чужих долгов. Прибыль
они извлекали в виде разницы между суммой, досрочно
уплачиваемой ими кредитору, и суммой, получаемой от
должника на дату созревания долга. Название к ним
приклеилось «фактор» (от англ. factor – агент, посредник,
комиссионер). Оно хоть и не совсем удачное (поскольку
факторы чаще действуют за свой счет, чем за счет клиентов),
но все же позволяет отличать факторинговые компании от
обычных посредников, называемых «агентами» (agent).
В ГК КР договору факторинга соответствует договор
финансирования под уступку денежного требования (гл. 35 ГК,
ст.ст. 739-748)
Договор финансирования под уступку денежного
требования – это договор, по которому одна сторона
(финансовый агент) передает или обязуется передать другой
стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного
требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику),
вытекающего из предоставления клиентом товаров,
выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а
клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту
это денежное требование (ст. 739 ГК КР).

22
Гражданское право Кыргызской Республики

Хозяйственный смысл договора о факторинге состоит в


получении клиентом от фактора (банка, иной коммерческой
организации) денежных средств в обмен на передачу
последнему прав требования клиента к покупателю
(заказчику), вытекающих из заключенного договора на
поставку продукции, выполнение работ или оказание услуг.
Иными словами, фактические долги (денежные
требования) могут быть проданы кредитором определенному
лицу, обладающему свободными денежными средствами
(финансовому агенту), который обязуется выплатить клиенту
(кредитору) причитающийся ему долг третьего лица, за
вычетом собственных интересов и комиссии. А когда наступит
срок платежа по указанным суммам, финансовый агент взыщет
их с должника. Комиссия факторинговой компании обычно
складывается из нескольких составляющих: комиссия за
сервис, процент за деньги, комиссия за кредитный риск и
регистрацию поставки.
Факторинг выгоден оптовым торговым предприятиям,
поставляющим продукцию магазинам (в сети магазинов,
супермаркетам), предприятиям-производителям,
предприятиям – поставщикам товаров, сырья. Так, например,

23
для предприятия, выпускающего продукцию, которую
впоследствии будут поставлять в адрес большого количества
покупателей, весьма выгодно заключать договор факторинга.
Вместо того чтобы создавать собственный «торговый дом», оно
просто будет после каждой отгрузки передавать все документы
банку и сразу же получать от него значительную часть
выручки от отгруженного товара. А весь комплекс
мероприятий по отслеживанию дебиторской задолженности,
ее учету и получению денег с нерадивых покупателей ляжет на
плечи работников банка. Если в тексте договора описаны
такие взаимоотношения между финансовым агентом и его
клиентом, то у проверяющих не будет сомнений в
целесообразности факторинга.
Иногда к помощи факторинговых договоров прибегают в
экстренных случаях, когда задержка с получением оплаты от
покупателей приводит к нарушению сроков оплаты продавцу,
что влечет за собой серьезные финансовые претензии. В этом
случае договор факторинга может оказаться значительно
оперативнее, чем получение обычного кредита. Кроме того,
предприятию зачастую нечего предложить банку в
обеспечение кредита, только свою дебиторскую
задолженность. А под такой «актив» банки финансируют
только на основе факторинга.
Если предприятие ждет поступления денег от покупателей
месяцами, то оно, как правило, испытывает значительные
трудности с оборотными активами – денежными средствами
на закупку нового товара или сырья для производства новой
продукции. И в этом случае факторинг помогает решить эту
проблему.
При этом юридическую сущность обязательств по данному
договору составляет известная обязательственному праву
уступка денежного требования (цессия). Однако отношения
факторинга, сочетающие в себе элементы договоров займа и
кредита, а иногда и договора возмездного оказания
финансовых услуг, имеют гораздо более сложный и
многогранный характер.

24
Гражданское право Кыргызской Республики

Основные отличия договора факторинга от уступки


денежного требования (цессии):
1. По договору цессии передают право требования, при
факторинге осуществляется финансирование одного лица
другим в счет передачи последнему денежного требования
этого лица к третьей стороне.
2. В отличие от цессии предметом договора факторинга
является только денежное требование.
3. В договоре факторинга предусмотрена
недействительность запрета на уступку требования, даже если
об этом оговорено в договоре между клиентом и третьим
лицом. Нормы статей 314-317 ГК о передаче права требования
должны быть применены в тех случаях, когда отсутствуют
конкретные правила о финансировании под уступку денежного
требования.
4. Участниками по договору цессии могут быть любые
лица, тогда как одной из сторон договора факторинга
обязательно должны быть банк, кредитная организация или
коммерческая организация, имеющая лицензию на
осуществление деятельности такого типа, – финансовый агент
(ст. 740 ГК КР).
5. Уступка требования при факторинге носит
вынужденный характер и имеет специфическое назначение:
обеспечивать исполнение обязательств клиента перед
финансовым агентом по возврату полученного
финансирования, в то время как уступка права требования при
цессии имеет самостоятельный характер.
Предметом договора факторинга является денежное
требование, которое уступают с целью получения
финансирования. Причем это может быть как требование, срок
платежа по которому уже наступил – существующее
требование, так и право на получение денежных средств,
которое возникнет в будущем – будущее требование (п. 1 ст.
741 ГК КР).
При уступке будущего денежного требования его считают
перешедшим к финансовому агенту после возникновения

25
права на получение с должника конкретных денежных средств,
причем без какого-либо дополнительного оформления. Если
уступка денежного требования обусловлена определенным
событием, она вступает в силу после наступления этого
события.
Денежное требование, являющееся предметом уступки,
должно быть определено в договоре клиента с финансовым
агентом таким образом, который позволяет идентифицировать
существующее требование в момент заключения договора, а
будущее требование – не позднее чем в момент его
возникновения.
Предметом уступки может быть не одно, а несколько
требований. Например, все требования по поставке
определенного товара, либо все требования в отношении
одного должника.
Уступленное требование должно быть конкретным.
Идентифицировать переданное финансовому агенту
требование можно по сумме, срокам выплаты, другим
признакам каждого переуступленного требования.
Денежное требование к должнику может быть уступлено
клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения
исполнения иного, уже существующего обязательства клиента
перед финансовым агентом (например, по кредитному
договору). Однако такое денежное требование перейдет к
агенту только при условии невыполнения клиентом своего
основного обязательства (не возврата кредита).
Кроме того, предметом обязательств финансового агента
могут быть также финансовые услуги, связанные с денежными
требованиями, являющимися предметом уступки, например
ведение для клиента бухгалтерского учета.
Сторонами договора являются:
– финансовый агент – банки, иные кредитные учреждения,
а также коммерческие организации, имеющие лицензию НБКР;
– клиент – любые дееспособные физические и
юридические лица (как правило, это коммерческие
организации или индивидуальные предприниматели).

26
Гражданское право Кыргызской Республики

Таким образом, субъектный состав договора


финансирования под уступку денежного требования
определяет, что этот вид договора может использоваться
исключительно в предпринимательском обороте.
Основным документом, которым регламентируют
финансирование под уступку денежного требования на
международном уровне, является Конвенция «О
международном факторинге», принятая УНИДРУА
(Международный институт унификации частного права) в г.
Оттава 28.05.88 г. Согласно этому документу договор
факторинга – это договор по осуществлению посреднических
услуг в проведении финансовых расчетов между участниками
гражданских сделок. Кыргызская Республика в настоящее
время участником конвенции не является. В КР факторинг
появился только в январе 1998, когда была принята часть
вторая ГК КР.
Форма договора о факторинге подчиняется предписаниям
закона о форме цессии. Это может быть простая или
нотариальная письменные формы сделки, а в установленных
законом случаях – письменная форма с государственной
регистрацией уступки требования9.
Признаки: двусторонний (предусматривает установление
как прав так и обязанностей для каждого из участников),
может быть как реальным (договор считается заключенным с
момента реальной передачи прав), так и консенсуальным (с
момента достижения соглашения по всем его существенным
условиям (принятие обязательств по уступке прав в будущем),
возмездный.
Существенными условиями факторинга являются
условия о его предмете – финансировании и денежном
требовании, уступаемом в целях получения финансирования.
Цена договора – это согласованная сторонами стоимость
уступаемого требования (т.е. сумма, получаемая клиентом от
фактора). При этом вознаграждение (доход) финансового

9 Комментарий к части II Гражданского Кодекса КР. Т. 1 / Под ред. Д. Майерса,

Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

27
агента (фактора) составляет разница между полной суммой
уступаемого требования и суммой платежа клиенту.
Содержание договора финансирования под уступку
денежного требования. Права и обязанности клиента:
1. Требовать от финансового агента принятия уступаемого
ему денежного требования, отвечающего условиям договора, и
предоставления под это требование согласованных объемов
финансирования.
2. Возвратить при наступлении определенного срока
полученные суммы финансирования и уплатить проценты за
его использование.
3. Если в договоре не предусмотрено иное, клиент несет
перед финансовым агентом ответственность за
действительность денежного требования, являющегося
предметом уступки.
Денежное требование признают действительным, если
клиент обладает правом на его передачу и в момент уступки
этого требования ему не известны обстоятельства, вследствие
которых должник вправе его не исполнять. Клиент не отвечает
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником
требования, являющегося предметом уступки, в случае
предъявления его финансовым агентом к исполнению, если
иное не предусмотрено в договоре факторинга.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
должником переданного требования клиент перед
финансовым агентом не отвечает, если в договоре факторинга
не предусмотрено иное.
Права и обязанности финансового агента:
1. Принять уступаемое ему требование и предоставить
финансирование.
Различают два случая исполнения договора факторинга:
путем покупки требования и посредством его принятия в
качестве обеспечения. Если по условиям договора
финансирование клиента осуществляют путем покупки у него
этого требования финансовым агентом, последний
приобретает право на все суммы, которые он получит от

28
Гражданское право Кыргызской Республики

должника во исполнение требования, а клиент не отвечает


перед финансовым агентом за то, что полученные им суммы
оказались меньше цены, за которую агент приобрел
требование. Когда же уступка денежного требования
финансовому агенту лишь обеспечивает исполнение
обязательства клиента и в договоре не предусмотрено иное,
финансовый агент обязан представить отчет клиенту и
передать ему сумму, превышающую сумму долга клиента,
обеспеченную уступкой требования. Если денежные средства,
полученные финансовым агентом от должника, оказались
меньше суммы долга клиента, он остается ответственным
перед финансовым агентом за остаток долга.
2. Требовать возврата предоставленного финансирования
по наступлении определенного срока и уплаты процентов за
пользование предоставленными средствами.
3. Требовать исполнения по договору от должника. Для
того чтобы финансовый агент мог получить исполнение от
должника по уступленному денежному требованию,
необходимо выполнить два условия:
– обязательное – должнику следует получить от клиента
либо от финансового агента письменное уведомление об
уступке денежного требования данному финансовому агенту
(причем в уведомлении должно быть определено подлежащее
исполнению денежное требование, а также указан финансовый
агент, которому должен быть произведен платеж);
– дополнительное – по просьбе должника финансовый
агент обязан в разумный срок представить ему доказательство
того, что уступка денежного требования действительно имела
место.
Исполнение денежного требования должником
финансовому агенту при соблюдении этих условий
освобождает должника от соответствующего обязательства
перед клиентом. Невыполнение этих условий обязывает
должника не исполнять финансовому агенту – такое
исполнение не будет признано надлежащим – и
управомочивает должника произвести платеж не финансовому

29
агенту, а клиенту во исполнение своего обязательства перед
последним.
Должник имеет право заявлять финансовому агенту
возражения, основанные на встречных требованиях к клиенту,
возникших до получения им уведомления об уступке
требования (кроме тех, которые касаются нарушения
клиентом условия о запрете или ограничении уступки
требования). В случае нарушения клиентом своих обязательств
по договору, заключенному с должником, последний не вправе
требовать от финансового агента возврата сумм, уже
уплаченных ему по перешедшему к финансовому агенту
требованию, если должник вправе получить такие суммы
непосредственно с клиента. Исключение составляют случаи,
когда доказано, что финансовый агент:
– не произвел клиенту платеж, связанный с уступкой
требования;
– произвел платеж, зная о нарушении клиентом того
обязательства перед должником, к которому относится платеж,
связанный с уступкой требования (ст. 748 ГК КР).

30
Гражданское право Кыргызской Республики

Договор поручения
Договор поручения – это договор, по которому одна
сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет
другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия. При этом права и обязанности по сделке,
совершенной поверенным, возникают непосредственно у
доверителя (п. 1 ст. 802 ГК КР).
Это один из самых распространенных договоров в
гражданском праве. Необходимость в заключении данного
договора возникает в тех случаях, когда одно лицо
(доверитель) не имеет возможности самостоятельно
совершить определенные юридические действия (заключить
договор, получить документы, участвовать на собрании
акционеров, представлять свои интересы в суде, получить
заработную плату и т.д.) в силу различных жизненных
обстоятельств (болезнь, отсутствие специальных познаний в
определенных вопросах, невозможность нахождения в данной
местности и т.д.). В этом случае доверитель имеет возможность
поручить другому лицу – поверенному – совершение данных
действий. Таким образом, сущность данного договора
заключается в том, что одно лицо уполномочивает другое лицо
совершить определенные юридические действия.
Договор поручения также называют договором
представительства, так как поверенный действует от имени
доверителя в качестве его представителя. Кроме того,
действия, совершенные поверенным, порождают права и
обязанности непосредственно у доверителя, минуя
поверенного.
Функция договора заключается в том, что он призван
урегулировать внутренние отношения между доверителем и
поверенным; внешняя сторона отношений представительства
(отношения поверенного с третьими лицами) отражается в
полномочиях поверенного, зафиксированных в доверенности.

31
Правовое регулирование договора поручения
осуществляется гл. 39 ГК КР, а также нормами гл. 8
«Представительство. Доверенность».
Признаки: консенсуальный – так как считается
заключенным с момента достижения соглашения между
сторонами. По общему правилу, договор поручения
безвозмездный, что является отступлением от установленной в
ст. 384 ГК КР презумпции возмездности. В изъятие из общего
правила договор поручения, связанный с осуществлением
предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон,
является возмездным, если договором не предусмотрено иное.
Таким образом, здесь, напротив, действует презумпция
возмездности. Такой договор признается возмездным и в том
случае, если в нем нет указания о размере вознаграждения или
о порядке его уплаты. В этом случае вознаграждение
выплачивается после исполнения поручения и определяется
исходя из объема вознаграждения, обычно выплачиваемого за
подобного рода услуги (п. 3 ст. 390 ГК КР).
Если договор поручения предусматривает обязанности
доверителя по выплате вознаграждения, возмещению
поверенному издержек, он является двусторонним. Когда же по
характеру поручения указанные обязанности доверителя
отсутствуют, договор становится односторонним. Кроме того,
договор поручения относится к категории фидуциарных, т.е.
основанных на взаимном доверии участников договоров.
Последствиями этого являются обязанность доверителя
исполнить поручение лично и право сторон в любое время
отказаться от договора.
Сторонами договора – доверителем и поверенным могут
быть юридические лица и дееспособные граждане. Если
договор поручения оформляет отношения коммерческого
представительства, то в качестве поверенного может выступать
только гражданин, являющийся предпринимателем, либо
коммерческая организация.
Предметом договора является совершение определенных
юридических действий, влекущих возникновение, изменение

32
Гражданское право Кыргызской Республики

или прекращение каких-либо прав и обязанностей (помимо


сделок, они охватывают и другие юридически значимые
действия). Предметом договора поручения могут выступать
услуги патентных поверенных, налоговых консультантов,
биржевых посредников, адвокатов при выполнении своей
профессиональной деятельности10 и др. Он применяется и в
залоговых отношениях, когда залогодержатель назначает
управляющего залогом своего представителя для
осуществления прав залогодержателя на заложенное
имущество11.
Не могут быть предметом поручения такие юридические
действия, совершение которых через представителя не
допускается в силу их сугубо личного характера или прямого
указания закона (составление завещания, заключение брака и
др.).
Предмет договора поручения может конкретизироваться
указаниями доверителя, касающимися, например, порядка,
способов совершения юридических действий, круга возможных
участников сделок и др. Такие указания должны быть
конкретными, правомерными, осуществимыми. Правомерность
означает осуществление действий, соответствующих
требованиям закона. Осуществимость предполагает
использование таких способов исполнения данного
поверенному поручения, которые известны и доступны ему.
Так, для заключения квалифицированного договора,
поверенный должен обладать профессиональными знаниями в
данной сфере и быть юристом. Конкретность предполагает
ясное понимание поверенным, какие действия, какими

10 Ст. 24 Закона КР «Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской

деятельности» от 14 июля 2014 г. №135; ст. 11 Закона КР от 19 февраля 2001


года №24 «О патентных поверенных»; Закон КР от 8 мая 1999 года №37 «О
налоговых консультантах»; Закон КР от 29 июня 1992 года №915-XII «О
товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике» //
«Свободные горы» от 4 августа 1992 года № 99.
11 Статья 14 Закона КР от 12 марта 2005 года №49 «О залоге» // «Ведомости

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 2005 г., №6.

33
способами и при соблюдении каких условий он должен
совершить.
В соответствии с п. 2 ст. 802 ГК КР договор поручения
заключается как с указанием, так и без указания срока, в
течение которого поверенный вправе действовать от имени
доверителя. Срок может выражаться в каком-либо периоде
времени, в течение которого поверенный должен исполнить
данное ему поручение, либо определяться конкретной датой.
Срок действия договора поручения взаимосвязан со сроком
действия доверенности, выдаваемой поверенному. Если срок
действия договора более 3 лет, то доверитель должен будет
после истечения срока действия первой доверенности выдать
новую доверенность, так как в соответствии с п. 3 ст. 203 ГК КР
срок действия доверенности не может превышать 3 лет.
В случае заключения бессрочного договора, когда стороны
не определили предельный срок его действия, выдаваемая
доверенность должна содержать указание о сроке ее выдачи.
Таким образом, бессрочный договор будет сохранять свое
действие только при условии подтверждения полномочий
поверенного доверенностью. Если по истечении срока
доверенности новая доверенность не выдана, то договор
прекращается.
В отдельных случаях законом допускается выдача
доверенности без указания срока, например, нотариальной
доверенности для совершения действий за границей. При
наличии такой доверенности договор поручения будет
действовать бессрочно, если сами стороны его не прекратят.
Согласно ст. 803 ГК КР договор поручения заключается в
письменной форме. Вместе с тем, указание на письменную
форму не означает, что не допускается заключение этого
договора путем устного соглашения: так, если в выданной
поверенному доверенности определены сроки ее действия и
полномочия представителя, то надобности в письменной
форме договора поручения может и не быть, поскольку
доверенность служит бесспорным доказательством наличия
договора. Однако необходимо учитывать, что доверенность

34
Гражданское право Кыргызской Республики

направлена на установление отношений поверенного с


третьими лицами, внутренние же отношения поверенного с
доверителем опосредуются договором. Поэтому заключение
письменного договора крайне важно, поскольку именно
договор содержит все условия договора, права и обязанности
сторон, последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств сторонами.
После заключения договора доверитель обязан выдать
поверенному доверенность на совершение предусмотренных
договором действий. Доверенность выдается для
подтверждения полномочий поверенного перед третьими
лицами, с которыми поверенный вступает в правоотношения.
Содержание договора поручения. Обязанности
поверенного:
1. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в
соответствии с указаниями доверителя.
Отступление от указаний доверителя, как правило, не
допускается. Однако может возникнуть ситуация, когда
поверенный не в силах выполнить поручение в силу различных
обстоятельств в соответствии с данными ему указаниями.
Закон допускает возможность отступления поверенного от
указаний доверителя при соблюдении следующих условий:
если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах
доверителя и поверенный не мог предварительно запросить
доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой
запрос. В этом случае поверенный обязан уведомить
доверителя о допущенных отступлениях, как только это стало
возможным (п. 2 ст. 805 ГК КР). При отсутствии одного из
названных условий все неблагоприятные последствия
совершенной сделки возлагаются на поверенного.
И напротив, поверенному, действующему в качестве
коммерческого представителя, доверителем может быть
предоставлено право отступать в интересах доверителя от его
указаний без предварительного запроса об этом.
2. Поверенный обязан выполнить поручение лично, что
вытекает из лично-доверительного характера договора. Для

35
исполнения поручения поверенный вправе привлекать
помощников (грузчиков, водителя и др.), которые могут
осуществлять вспомогательные, фактические действия, что не
является отступлением от обязанности лично выполнить
поручение.
От помощника, используемого поверенным для
совершения отдельных действий, следует отличать
заместителя, которому поверенный может перепоручить
исполнение поручения полностью или частично лишь в
случаях и на условиях, предусмотренных для передоверия.
Таким образом, передоверие возможно в следующих случаях:
– если это предусмотрено договором или доверенностью;
– если поверенный вынужден в силу обстоятельств для
охраны интересов доверителя (п. 1 ст. 205 ГК КР).
3. Поверенный обязан сообщать доверителю по его
требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
4. Поверенный должен без промедления передавать
доверителю все полученное по сделкам, совершенным во
исполнение поручения (ст. 806 ГК КР). Полученные
поверенным для доверителя деньги, вещи, документы и иные
предметы принадлежат доверителю с момента, когда они
вручены поверенному. Если поверенный задержит передачу
либо самовольно израсходует деньги или предметы
доверителя, то последний вправе потребовать не только
изъятия полагающегося ему, но и возмещения убытков. Лишь
коммерческий представитель может удерживать
принадлежащие доверителю вещи в обеспечение своих
требований по договору поручения (ст. 342 ГК КР).
5. По исполнении поручения или при прекращении
договора поручения до его исполнения поверенный обязан
представить доверителю отчет с приложением
оправдательных документов (чеки, квитанции, расписки и т.д.),
если это требуется по условиям договора или характеру
поручения.
6. По исполнении поручения или при прекращении
договора поручения до его исполнения, без промедления,

36
Гражданское право Кыргызской Республики

поверенный обязан возвратить доверителю доверенность,


срок действия которой не истек (ст. 806 ГК КР).
Обязанности доверителя:
1. Выдать поверенному доверенность на совершение
юридических действий.
2. Доверитель должен обеспечить поверенного
необходимыми для исполнения поручения средствами и
возместить ему понесенные издержки (расходы на дорогу,
проживание и т.д.) (п. 2 ст. 807 ГК КР).
3. По исполнении поручения доверитель обязан без
промедления принять от поверенного все исполненное им в
соответствии с договором поручения (п. 3 ст. 807 ГК КР).
4. Если договор носит возмездный характер – уплатить
вознаграждение.
Основаниями прекращения договора поручения являются:
– отмена поручения доверителем;
– отказ поверенного от исполнения поручения;
– смерть доверителя или поверенного;
– признание доверителя или поверенного недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим (п. 1
ст. 809 ГК КР).
Особенностью договора поручения является
предусмотренная п. 2 ст. 809 ГК КР возможность его
прекращения любой из сторон в одностороннем порядке:
доверитель вправе отменить поручение, а поверенный
отказаться от него в любое время. Это объясняется лично-
доверительным характером отношений по данному договору.
Соглашение об отказе от этого права ничтожно.
В договоре, в котором поверенный выступает в договоре в
качестве коммерческого представителя, закон обязывает
сторону, отказывающуюся от договора, уведомить другую
сторону о прекращении договора не позднее, чем за 30 дней,
если более длительный срок не предусмотрен договором
поручения. Это опять же связано с особенностями
осуществления предпринимательской деятельности. При
реорганизации юридического лица, являющегося

37
коммерческим представителем, доверитель вправе отменить
поручение без такого предварительного уведомления (п. 3 ст.
809 ГК КР).
Если договор поручения прекращен в одностороннем
порядке до того, как поручение исполнено поверенным
полностью, доверитель обязан возместить поверенному
понесенные при исполнении поручения издержки, а когда
поверенному причиталось вознаграждение, – также уплатить
ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это
правило не применяется к исполнению поверенным поручения
после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении
поручения.
По общему правилу отмена доверителем поручения, как и
отказ поверенного от исполнения поручения, не является
основанием для возмещения убытков, причиненных другой
стороне прекращением договора. Исключение составляют
случаи, когда договор предусматривал действия поверенного в
качестве коммерческого представителя, а также в случае
отказа поверенного от исполнения поручения в условиях,
когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои
интересы (п. 2, 3 ст. 810 ГК КР).
Лично-доверительный характер отношений участников
договора поручения исключает преемство их прав и
обязанностей. В случае смерти поверенного его наследники
или иные лица, на которых возложено обеспечение
сохранности наследственного имущества, обязаны известить
доверителя о прекращении договора поручения и принять
меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в
частности сохранить его вещи и документы и затем передать
их доверителю. Такая же обязанность лежит на ликвидаторе
юридического лица, являющегося поверенным.

Действия в чужом интересе без поручения


Институт, регламентирующий действия в чужом интересе
без поручения, появился еще в римском праве и назывался ne-

38
Гражданское право Кыргызской Республики

gotorium gestiо. Данное обязательство относилось в римском


праве к числу квазиобязательств, т.е. обязательств, сходных по
своей сути и последствиям с договорными12. Данному виду
обязательств придавалось большое значение, поскольку, по
мнению римского юриста Ульпиана, «для отсутствующих очень
важно и выгодно, чтобы не оставаться беззащитными и … не
потерять несправедливо свою вещь»13. Таким образом, данное
обязательство позволяло одним лицам управлять, заботиться,
совершать определенные действия в интересах
отсутствующего собственника.
Действия в чужом интересе по своему содержанию сходны
с договором поручения и поэтому не случайно в ГК КР глава
«Действия в чужом интересе без поручения» следует за главой
о договоре поручения. Различаются они по основаниям
возникновения: в одном случае - это согласованная воля
сторон, выраженная в договоре, в другом – односторонние
действия, не зависящие от воли сторон.
Таким образом, действия в чужом интересе без
поручения – это внедоговорное обязательство, заключающееся
в совершении одним лицом (гестором) фактических или
юридических действий в интересах другого лица (доминуса)
без его предварительного согласия, направленное на
получение очевидной выгоды или пользы такого лица.
Такого рода действия могут служить основанием для
возникновения обязательственных отношений при наличии
установленных законом условий:
1. Действия в чужом интересе без поручения совершаются
без поручения, иного указания или заранее обещанного
согласия заинтересованного лица. Они совершаются по
собственной инициативе лица, совершающего такие действия.
Более того, у лица, совершающего действия, отсутствует
возможность испросить согласие заинтересованного лица на
совершение действий в его интересе.

12 Гражданское право: Учебник / под. ред. С.П. Гришаева. - М.: Юристъ, 1999. -
С.412.
13 Римское частное право. - М.: Юристъ, 1997. - С.503-504.

39
2. Действия в чужом интересе должны совершаться в
интересах другого лица, в целях предотвращения вреда его
личности или имуществу, исполнения его обязательства или в
его иных непротивоправных интересах, исходя из очевидной
выгоды или пользы, и действительных или вероятных
намерений заинтересованного лица.
3. Действия в чужом интересе не должны преследовать
противоправные цели и носить противоправный характер.
4. Действия в чужом интересе должны совершаться с
необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и
осмотрительностью, т.е. не должны сопровождаться грубыми
ошибками, явной небрежностью действующего лица,
чрезмерными затратами и т.п.
Действия в интересах других лиц не порождают
обязательства в случаях совершения их лицами, являющимися
представителями государственных или иных органов, для
которых такие действия являются одним из целей
деятельности (п. 2 ст. 812 ГК КР). Например, действия
пожарников по тушению пожара, спасателей нельзя
квалифицировать как действия в чужом интересе без
поручения.
Субъектами обязательства из действий в чужом интересе
без поручения являются:
– лицо, действующее в чужом интересе (гестор);
– лицо, в интересах которого эти действия осуществляются
(доминус).
Субъектами обязательства могут быть как физические, так
и юридические лица. При этом, объем дееспособности лица,
совершающего фактические действия, значения не имеет. Им
могут быть и недееспособные, и ограниченно дееспособные
лица (так, спасти чужое имущество при пожаре могут и
несовершеннолетние). Что касается совершения юридических
действий в чужом интересе, то к ним предъявляются общие
требования о сделкоспособности.
Предметом обязательства являются фактические и
юридические действия, совершаемые в чужом интересе.

40
Гражданское право Кыргызской Республики

Права и обязанности сторон обязательства из


действий в чужом интересе без поручения.
Права и обязанности лица, действующего в чужом
интересе без поручения:
1. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при
первой возможности сообщить об этом заинтересованному
лицу и выждать в течение разумного срока его решения об
одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если
только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для
заинтересованного лица (ст. 813 ГК КР).
Последствием одобрения заинтересованным лицом
действий в его интересе является применение правил о
договоре поручения или ином договоре, соответствующем
характеру предпринятых действий, даже если одобрение было
устным (ст. 814 ГК КР).
В случае неодобрения заинтересованным лицом действий
в его интересе, они не влекут для него обязанностей ни в
отношении совершившего эти действия, ни в отношении
третьих лиц (п. 1 ст. 815 ГК КР).
Вместе с тем законодатель предусмотрел возможность
совершения действий в интересах другого лица и без его воли.
В частности, когда эти действия направлены на
предотвращение опасности для жизни лица, оказавшегося в
опасности, либо связаны с исполнением обязанности по
содержанию кого-либо. В последнем случае действия
совершаются против воли того, на ком лежит эта обязанность
(п. 2 ст. 815 ГК КР).
2. Лицо, действующее в чужом интересе без поручения,
обязано представить лицу, в интересах которого
осуществлялись действия, отчет с указанием полученных
доходов и понесенных расходов и иных убытков (ст. 821 ГК КР).
3. В случаях, когда действия лица в чужом интересе
входили в сферу его предпринимательской деятельности, оно
вправе требовать наряду с возмещением реального ущерба
также выплаты соразмерного вознаграждения (п. 2 ст. 816 ГК
КР).

41
Основной обязанностью лица, в чьих интересах
осуществлялись действия, является обязанность возместить
необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенный
лицом, действовавшим в чужом интересе. Исключение
составляют расходы, вызванные действиями, совершенными
после неодобрения заинтересованным лицом действий в его
интересе.
При этом право на возмещение необходимых расходов и
иного реального ущерба сохраняется и тогда, когда действия в
чужом интересе не привели к предполагаемому результату.
Однако в случае предотвращения ущерба имуществу другого
лица размер возмещения не должен превышать стоимость
имущества (ч. 2 п. 1 ст. 816 ГК КР).
Последствиями совершения сделки в чужом интересе
является возникновение прав и переход обязанностей по
сделке лицу, в интересах которого она совершена, но только
если соблюдены два условия:
а) одобрения им данной сделки;
б) если другая сторона при заключении сделки знала о том,
что сделка заключена в чужом интересе.
Следовательно, лицо, прежде чем совершать действия в
чужом интересе, должно проинформировать другую сторону о
том, что оно действует от имени другого лица и в его интересе.

Договор комиссии
Договор комиссии – это договор, по которому комиссионер
обязуется по поручению комитента за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени за счет
комитента (п. 1 ст. 822 ГК КР).
Таким образом, суть договора комиссии заключается в том,
что одна сторона – комитент поручает, а другая – комиссионер,

42
Гражданское право Кыргызской Республики

берет на себя обязательство совершить одну или несколько


сделок от своего имени, но за счет комитента.
Договор комиссии был особенно популярен в советское
время между гражданами и комиссионными магазинами. В
настоящее время сфера его применения значительно
расширена – он применяется в торгово-посреднических
отношениях. Так, собственник или производитель посредством
договора комиссии может продать или приобрести товар.
Главным преимуществом данной модели посреднических
отношений для комитента является отсутствие необходимости
в личном участии в совершении сделки в качестве продавца
или покупателя, возможность прибегнуть к услугам
профессионального участника рынка, а в некоторых случаях и
желание остаться неизвестным для потенциального
контрагента.
Признаки договора комиссии: консенсуальный,
двусторонний, возмездный (выплата вознаграждения
комиссионеру обязательна (ст. 824 ГК КР)).
Сторонами в договоре являются:
– комитент – лицо, которое дало поручение на совершение
сделки и в чьих интересах эта сделка должна быть совершена;
– комиссионер – лицо, совершающее сделку в интересах
комитента от своего имени.
И комитентом, и комиссионером могут быть как
физические лица, обладающие дееспособностью в полном
объеме, так и юридические лица.
Совершая сделку, комиссионер выступает от своего имени,
приобретает права и становится обязанным по договору, хотя
бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим
лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки
(п. 1 ст. 825 ГК КР). Комитент не становится стороной в сделке,
совершенной комиссионером с третьими лицами.
Предмет договора – посреднические услуги по
совершению сделок. Это может быть любая допустимая
законом сделка (договор купли-продажи, аренды, подряда,
хранения и т.д.).

43
Форма договора. В соответствии со ст. 823 ГК КР договор
комиссии должен быть заключен в письменной форме. Это
может быть и единый документ, подписанный сторонами, и
квитанция, выданная комиссионером 14, а также может быть в
форме обмена документами, осуществляемого с
использованием почтовой, телефонной, электронной и иной
связи. При этом необходимо, чтобы избранный сторонами
способ мог позволить установить, что документ исходит
именно от лица, которое является стороной в договоре.
Несоблюдение письменной формы договора комиссии не
влечет его недействительности. Последствием несоблюдения
письменной формы договора является лишение сторон права в
случае спора ссылаться в подтверждение договора и его
условий на свидетельские показания, но не лишает их права
приводить письменные и другие доказательства.
Договор комиссии может быть заключен на определенный
срок или без указания срока его действия, с указанием или без
указания территории его исполнения, с исключительными
правами комиссионера или без таковых, с условиями или без
условий относительно ассортимента товаров, являющихся
предметом комиссии (п. 2 ст. 822 ГК КР).
Таким образом, договор комиссии отличается от договора
поручения тем, что является возмездным, двусторонним,
предметом договора (совершение сделок), и тем, что
комиссионер, в отличие от поверенного, выступает в
правоотношениях с третьими лицами от своего имени.
Согласно п. 3 ст. 822 ГК КР законом и иными
нормативными правовыми актами могут быть предусмотрены
особенности отдельных видов договора комиссии.
Необходимо также иметь в виду, что не все товары могут
приниматься на комиссию. В Правилах комиссионной торговли

14 Согласно п. 26 «Правил комиссионной торговли на территории

Кыргызской Республики», утвержденных ПП КР от 2 февраля 1994 года № 42,


прием товаров на комиссию оформляется квитанцией. Одновременно с
квитанцией выписывается товарный ярлык, который должен иметь тот же
номер, что и квитанция.

44
Гражданское право Кыргызской Республики

на территории Кыргызской Республики, утвержденных ПП КР


от 2 февраля 1994 года № 42 указано, что на комиссию не
принимаются товары, розничная продажа которых запрещена
законодательством КР; лекарства и медицинские препараты,
продовольственные товары, товары бытовой химии,
синтетические моющие и парфюмерно-косметические средства
без сертификатов (удостоверений) качества; продукты с
истекшими сроками хранения и реализации, с нарушением
целостности упаковки, а также скоропортящиеся продукты
питания, товары, изъятые из гражданского оборота, в том
числе огнестрельное, холодное и газовое оружие, армейское
снаряжение, а также другие товары военного ассортимента,
форменное обмундирование, белье со штампом учреждений,
организаций и предприятий, газовая аппаратура без
освидетельствования соответствующими органами (газовыми
хозяйствами) на пригодность к дальнейшему использованию,
импортные товары без документального подтверждения об их
таможенном оформлении.
Содержание договора комиссии. Права и обязанности
комиссионера:
1. Совершить порученную ему сделку в точном
соответствии с указаниями комитента и на наиболее выгодных
ему условиях, а при отсутствии в договоре комиссии таких
указаний - в соответствии с обычаями делового оборота или
иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 2 ст. 826 ГК
КР).
2. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента,
если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах
комитента и комиссионер не мог предварительно запросить
комитента либо не получил в разумный срок ответа на свой
запрос. В этом случае комиссионер обязан уведомить
комитента о допущенных отступлениях, как только это стало
возможным (п. 1 ст. 829 ГК КР).
3. Комиссионер должен выполнить все обязательства и
осуществить все права, вытекающие из сделки, заключенной

45
им с третьим лицом. Т.е. не просто заключить договор, но и
исполнить его.
Данная обязанность исходит из того, что по сделке,
заключенной комиссионером с третьим лицом, приобретает
права и становится обязанным комиссионер. Последующая
передача прав комиссионера комитенту, как правило,
осуществляется на основании договора об уступке требования
и переводе долга.
4. Комиссионер не отвечает перед комитентом за
неисполнение третьим лицом сделки, совершенной с ним за
счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил
необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо
принял на себя ручательство за исполнение сделки
(делькредере) (п. 3 ст. 826 ГК КР).
В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной с
ним комиссионером, последний обязан немедленно сообщить
об этом комитенту, собрать и обеспечить необходимые
доказательства, а также по требованию комитента передать
ему все права по такой сделке (п. 4 ст. 826 ГК КР).
5. Комиссионер вправе в целях исполнения договора
комиссии заключить с другим лицом договор субкомиссии,
оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед
комитентом, если иное не предусмотрено договором комиссии.
При этом, по договору субкомиссии комиссионер приобретает
по отношению к субкомиссионеру права и обязанности
комитента. Комитент не вправе до прекращения договора
комиссии вступать в непосредственные отношения с
субкомиссионером без согласия комиссионера, если иное не
предусмотрено договором комиссии (ст. 827 ГК КР).
6. Совершить сделку на себя. Данное право позволяет
комиссионеру исполнить поручение комитента, продав или
купив товар в свою пользу, если только в договоре не
установлено, что комиссионер должен совершить сделку с
конкретным лицом. Причем, согласно ст. 833 ГК КР,
комиссионер в этом случае также имеет право на
вознаграждение.

46
Гражданское право Кыргызской Республики

7. Комиссионер обязан осуществлять хранение


находящегося у него имущества комитента. Он несет
ответственность за утрату, недостачу или повреждение
имущества комитента.
Если при приеме комиссионером имущества, присланного
комитентом либо поступившего к комиссионеру для
комитента, окажутся повреждения или недостача, которые
могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае
причинения кем-либо ущерба имуществу комитента,
находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять
меры к охране прав комитента, собрать необходимые
доказательства и обо всем без промедления сообщить
комитенту (п. 2 ст. 832 ГК КР).
8. По исполнении поручения комиссионер обязан передать
комитенту все полученное по договору комиссии.
Права и обязанности комитента:
1. Принять от комиссионера все исполненное по договору
комиссии и осмотреть имущество, приобретенное для него
комиссионером. В случае обнаружения недостатков в
имуществе, незамедлительно сообщить комиссионеру. Также
комитент обязан освободить комиссионера от обязательств,
принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению
комиссионного поручения (ст. 834 ГК КР).
2. Уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае,
когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение
сделки третьим лицом (делькредере), – дополнительное
вознаграждение в размере и в порядке, установленном в
договоре комиссии.
Если договором этот размер или порядок не предусмотрен
и размер вознаграждения не может быть определен, исходя из
условий договора, вознаграждение уплачивается после
исполнения договора комиссии в размере, который при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
услуги (п. 3 ст. 390 ГК КР).
Если же договор комиссии не был исполнен по причинам,
зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на

47
комиссионное вознаграждение, а также на возмещение
понесенных расходов.
При неисполнении обязанности уплатить вознаграждение,
комиссионер вправе в целях обеспечения своих требований
удерживать находящиеся у него вещи, которые принадлежат
комитенту или лицу, указанному комитентом (ст. 830 ГК КР), а
также денежные суммы (ст. 831 ГК КР).
3. Возместить комиссионеру израсходованные им на
исполнение комиссионного поручения суммы, за исключением
расходов по хранению находящегося у него имущества
комитента, если в законе, ином нормативном правовом акте
или договоре комиссии не установлено иное (ст. 835 ГК КР).
Прекращение договора комиссии. Согласно ст. 836 ГК КР
комитент вправе в любое время отменить данное
комиссионеру поручение. При этом, он должен возместить
убытки, вызванные отменой поручения.
Комиссионер по общему правилу не может отказаться от
исполнения принятого поручения. Однако есть исключения,
когда комиссионер вправе отказаться от исполнения
поручения в случаях: а) если такое право предусмотрено в
договоре; б) когда комитент нарушил свои обязанности и это
повлекло за собой невозможность исполнения комиссионером
поручения в соответствии с его указаниями; в) поручение
комитента невозможно исполнить вследствие обстоятельств,
за которые комиссионер не отвечает.
Если договор комиссии был заключен без указания срока,
то он может быть расторгнут в одностороннем порядке по
заявлению комитента или комиссионера. Обязательным
условием такого расторжения является предварительное
уведомление другой стороны о прекращении договора не
позднее, чем за 30 дней.
Договор комиссии прекращается также его исполнением,
вследствие смерти комитента или комиссионера, признания
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим, либо объявления кого-либо из них умершим,
признания комиссионера несостоятельным (ст. 838 ГК КР).

48
Гражданское право Кыргызской Республики

49
Агентский договор
Агентский договор – это договор, по которому одна
сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по
поручению другой стороны (принципала) юридические и иные
действия от своего имени, но за счет принципала, либо от
имени и за счет принципала (п. 1 ст. 843 ГК КР).
Агентский договор является новым для гражданского
законодательства КР. Будучи распространенным в англо-
американской системе права, он появился с принятием ч. II ГК
КР в 1998 г. До этого группу договоров об оказании
юридических и фактических услуг представляли договор
поручения и договор комиссии. Несмотря на их сходство,
агентский договор представляет собой самостоятельный вид
договора. В отличие от указанных договоров, агентский
договор включает в себя оказание услуг не только
юридического, но и фактического характера. Регламентация
его в рамках гражданского права КР обусловлена широким
развитием посреднических отношений, интеграцией в
международное торговое пространство, а также тем, что
агентский договор в силу охвата «юридических и иных
действий» имеет более широкие возможности для применения.
Агентский договор является возмездным, консенсуальным,
двусторонне-обязывающим.
Договор агентирования может быть как срочным, так и
бессрочным (п. 3 ст. 843 ГК КР). При этом, следует отметить, что
поручаемые по агентскому договору действия, как правило, не
ограничиваются совершением разового, единоличного
поручения, а носят длящийся характер.
Сторонами в договоре являются:
– агент – лицо, совершающее юридические и иные
действия в интересах другого лица;
– принципал – лицо, в интересах которого действует агент.
Каких-либо специальных требований или ограничений в
отношении субъектов агентского договора законодательство
не содержит. Особенности статуса сторон могут

50
Гражданское право Кыргызской Республики

предопределяться только характером совершаемых действий.


Так, например, если для совершения определенных действий
требуется наличие лицензии, необходимо получить ее.
Агент по договору может выступать либо от своего имени,
либо от имени принципала. В зависимости от того, действует
ли агент от своего имени или от имени принципала, к
взаимоотношениям агента и принципала применяются
правила договора комиссии и договора поручения.
Так, по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от
своего имени и за счет принципала, приобретает права и
становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван
в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные
отношения по исполнению сделки (ч. 2 п. 1 ст. 843 ГК КР).
Такой подход соответствует договору комиссии.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени
и за счет принципала, права и обязанности возникают
непосредственно у принципала (ч. 3 п. 1 ст. 843 ГК КР). Такие
отношения характерны договору поручения.
Предмет договора – оказание посреднических услуг,
связанных с совершением любых юридических и иных
действий. Под юридическими действиями понимаются
действия, которые влекут за собой правовые последствия
(возникновение, изменение, прекращение прав и
обязанностей). Под иными действиями, как правило,
понимаются действия фактического характера, не влекущие
правовые последствия.
В договоре агентирования могут содержаться
ограничения, касающиеся невозможности заключения
аналогичных агентских договоров, как со стороны агента, так и
со стороны принципала, а также осуществления принципалом
самостоятельной деятельности, аналогичной той, которая
составляет предмет агентского договора (п. 1, 2 ст. 845 ГК КР).
Условия агентского договора, в силу которых агент вправе
продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги
исключительно определенной категории покупателей
(заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам),

51
имеющим место нахождения или место жительства на
определенной в договоре территории, являются ничтожными
(п. 3 ст. 845 ГК КР).
Форма агентского договора специальными нормами в ГК
КР не определена, что позволяет утверждать о возможности
применения общих правил о форме совершения сделок.
Содержание договора комиссии. Права и обязанности
агента:
1. Агент обязан исполнять договор агентирования в
соответствии с его условиями и представлять принципалу
отчеты в порядке и сроки, предусмотренные договором.
При отсутствии в договоре соответствующих условий,
отчеты представляются агентом по мере исполнения им
договора либо по окончании действия договора (п. 1 ст. 846 ГК
КР). Кроме того, к отчету агента должны быть приложены
необходимые доказательства расходов, произведенных
агентом за счет принципала, если иное не предусмотрено
договором. Принципал, имеющий возражения по отчету агента,
должен сообщить о них агенту в течение 30 дней со дня
получения отчета, если соглашением сторон не установлен
иной срок. В противном случае отчет считается принятым
принципалом.
2. В целях исполнения договора агент вправе, если иное не
предусмотрено договором, заключить субагентский договор с
другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента
перед принципалом. Кроме того, в агентском договоре может
быть предусмотрена обязанность агента заключить
субагентский договор с указанием или без указания
конкретных условий такого договора (п. 1 ст. 847 ГК КР).
Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки
от имени лица, являющегося принципалом по агентскому
договору. Это означает, что он может осуществлять сделки в
интересах принципала только от своего имени. Исключения
составляют случаи, когда возможно передоверие (п. 2 ст. 847
ГК КР).

52
Гражданское право Кыргызской Республики

Права и обязанности принципала:


1. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в
размере и в порядке, установленном в агентском договоре (ч. 1
ст. 844 ГК КР).
Если в агентском договоре размер агентского
вознаграждения не предусмотрен, и он не может быть
определен исходя из условий договора, вознаграждение
подлежит уплате в размере, который при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги.
При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты
агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать
вознаграждение в течение недели с момента представления
ему агентом отчета за прошедший период, если из существа
договора или обычаев делового оборота не вытекает иной
порядок уплаты вознаграждения.
2. Принципал не вправе отказаться от прав и обязанностей
по сделкам, совершенным для него, ссылаясь на отсутствие
конкретных полномочий у агента в случае, когда договором,
заключенном в письменной форме, предусмотрены общие
полномочия агента на совершение сделок в интересах
принципала, за исключением случаев, когда принципал
докажет, что третье лицо знало или должно было знать об
ограничении полномочий агента (п. 2 ст. 843 ГК КР).
Агентский договор может быть прекращен по общим
основаниям, а также вследствие:
– отказа одной из сторон от исполнения договора,
заключенного без определения срока окончания его действия;
– смерти агента, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
– признания индивидуального предпринимателя,
являющегося агентом, несостоятельным (банкротом) (ст. 848
ГК КР).

53
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
1. Общая характеристика договора хранения
Договор хранения – это договор, по которому одна
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей
другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности (п. 1 ст. 879 ГК КР).
Потребность в обеспечении сохранности имущества в
условиях, когда сам собственник лишен возможности осуще-
ствлять присмотр за ним, достаточно давно вызвала к жизни
существование особых правовых норм о хранении. Хранение –
один из самых распространенных видов услуг, который, в
конечном счете, имеет целью сохранение вещи. Договор
хранения – разновидность договора услуг.
За услугами этого вида обращаются в равной мере для
удовлетворения как индивидуальных бытовых потребностей
(от зрителя, оставляющего верхнюю одежду при посещении
театра, до пассажира, сдающего свой багаж в камеру хранения
на вокзале), так и потребностей предпринимательских, тесно
связанных с движением материальных ценностей в
гражданском обороте15.
Договор хранения регламентируется гл. 45 ГК КР (ст. 879-
920).
Предмет договора – услуги по хранению, которые
хранитель оказывает поклажедателю.
Объект – разнообразные вещи, способные к
пространственному перемещению (движимые). Недвижимое
имущество не является объектом хранения (иск: секвестр, ст.
920 ГК КР).
Признаки договора: реальный (признается заключенным с
момента передачи вещи на хранение (п.2. ст. 879 ГК КР));
может быть как возмездным, так и безвозмездным;
двусторонний.

15 Комментарий к части II Гражданского Кодекса КР. Т. 1 / Под ред. Д.

Майерса, Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

54
Гражданское право Кыргызской Республики

Вместе с тем, если хранителем является коммерческая


организация, то договор хранения является, во-первых,
возмездным; во-вторых, двусторонним; в-третьих,
консенсуальным, т.е. вступает в силу с момента его заключения
(ст. 880 ГК КР – договор о принятии вещей на хранение).
В этих случаях, согласно ст. 880 хранитель, взявший на себя
по договору обязательство принять вещь на хранение, не
вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. Однако
поклажедатель, не передавший вещь на хранение в
предусмотренный договором срок, несет ответственность
перед хранителем за убытки, причиненные в связи с
несостоявшимся хранением, если иное не предусмотрено в
законе или договоре хранения. Исключение: если
поклажедатель заявит хранителю об отказе от его услуг в
разумный срок.
Лицо, осуществляющее хранение на складах (в камерах,
помещениях) общего пользования в качестве
предпринимательской или иной профессиональной
деятельности, не вправе отказаться от заключения договора
хранения. Договоры, подлежащие заключению в таких случаях,
признаются публичными (ст. 882 ГК КР).
Основаниями хранения являются:
– договор (непосредственно договор хранения, договор
купли-продажи, аренды, перевозки и т.д.);
– закон (находка (ст. 259 ГК КР); безнадзорные животные
(ст. 262 ГК КР)).
Стороны в договоре:
– поклажедатель;
– хранитель.
Поклажедателем может быть любое физическое или
юридическое лицо, в том числе не обязательно собственник
имущества, но и иное управомоченное лицо (арендатор,
перевозчик, подрядчик и т.д.).
Хранителями могут быть:
– дееспособные физические и юридические лица. Однако
юридические лица могут принимать имущество на хранение,

55
если их учредительные документы не содержат прямого
запрета на такую деятельность;
– специальные субъекты, имеющие лицензию (банки,
ломбарды, товарные склады).
Форма договора хранения подчиняется общим правилам
ГК о форме совершения сделок с учетом особенностей,
установленных в ст. 881 ГК КР.
Письменная форма обязательна в случаях:
– между гражданами, если стоимость передаваемой на
хранение вещи превышает не менее чем в десять раз
установленный законом размер расчетного показателя;
– если с одной стороны в договоре выступает юридическое
лицо;
– независимо от состава участников договора и стоимости
вещи, если в данном договоре хранения предусмотрена
обязанность хранителя принять вещь на хранение
(консенсуальный договор).
При этом простую письменную форму договора хранения
считают соблюденной, если принятие вещи на хранение
удостоверено хранителем выдачей поклажедателю сохранной
расписки, квитанции, свидетельства или иного документа,
подписанного хранителем.
Договор хранения может быть заключен путем выдачи
хранителем поклажедателю номерного жетона (номера), иного
знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая
форма подтверждения приема вещей на хранение
предусмотрена законом или иным правовым актом либо
обычна для данного вида хранения (п. 3 ст. 881 ГК КР).
Соблюдения письменной формы договора не требуют, если
вещь передана на хранение при чрезвычайных
обстоятельствах (пожар, стихийное бедствие, внезапная
болезнь, угроза нападения и т.п.).
При несоблюдении требований закона о форме договора
хранения наступают последствия, предусмотренные в п. 1 ст.
178 ГК КР, в соответствии с которым договор не признают
недействительным, но в случае спора стороны лишаются права

56
Гражданское право Кыргызской Республики

ссылаться в подтверждение договора и его условий на


свидетельские показания. Из этого правила есть, однако, одно
важное исключение: если сам факт заключения договора
хранения не оспаривается, но возник спор о тождестве вещи, то
в случае спора о тождестве вещей, принятых на хранение, и
вещей, возвращаемых хранителем, допустимы свидетельские
показания.
Срок – это период времени, в течение которого хранитель
обязан хранить вещь. Договор может быть заключен:
– на конкретный срок (срочный договор);
– без указания срока, т.е. до востребования (бессрочный
договор).
Если срок хранения договором не предусмотрен и не может
быть определен, исходя из его условий, хранитель обязан
хранить вещь до востребования ее поклажедателем (п.2. ст. 883
ГК КР).
Поклажедатель вправе даже в срочном договоре в любой
момент забрать свою вещь, хотя бы предусмотренный
договором срок ее хранения еще не окончился (ст. 897 ГК КР).
По инициативе хранителя срочный договор хранения не может
быть прерван досрочно, если только поклажедателем не
допущено существенное нарушение договора (п. 2 ст. 890 ГК
КР). По договору хранения, заключенному до востребования
вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении
обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи
потребовать от поклажедателя взять обратно вещь,
предоставив ему для этого разумный срок.
Такой элемент договора, как цена может быть в
возмездных договорах хранения. Стоимость услуг хранителя
определяют по соглашению сторон, хотя достаточно часто ее
устанавливают на основе действующих тарифов и ставок. Если
по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь
не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить
хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее
хранение вещи (п. 4 ст. 890 ГК КР). Это правило применяют и в
случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения

57
срока хранения. На практике за хранение имущества сверх
установленного договором срока нередко взимают
повышенную плату.
Содержание договора хранения. Права и обязанности
хранителя:
1. Обязанность принять вещь на хранение хранитель несет
по консенсуальному договору хранения (п. 1 ст. 880 ГК КР), а
также в случае публичности такого договора (ст. 882 ГК).
2. Хранить вещь, а также принимать все предусмотренные
договором хранения, а также другие необходимые меры для
обеспечения сохранности переданной на хранение вещи. Данная
обязанность имеет свои особенности:
Во-первых, хранить следует в течение обусловленного
договором срока.
Во-вторых, если хранение осуществляется безвозмездно,
хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи как
о своих вещах.
В-третьих, хранитель должен принять необходимые меры
для того, чтобы предотвратить похищение имущества, его
порчу, повреждение или уничтожение третьими лицами.
Объем и характер этих мер зависят от целого ряда факторов, в
частности: от вида принятого на хранение имущества,
конкретной цели договора хранения, его возмездности, от того
профессионально ли хранение, и т.д. Прежде всего это меры,
предусмотренные в договоре (специфические меры
предосторожности), а также иные необходимые (общие) меры
для обеспечения сохранности вещи.
3. Возвратить вещь по истечении договора. Эта
обязанность также предусматривает:
– возвращение вещи в том состоянии, в котором она была
принята на хранение, с учетом ее естественного износа или
естественной убыли;
– вместе с доходами и плодами, полученными во время
хранения, если иное не установлено в договоре.
4. Хранитель не вправе без согласия поклажедателя
пользоваться переданной ему на хранение вещью, а равно

58
Гражданское право Кыргызской Республики

предоставлять возможность пользования ею третьим лицам, за


исключением случаев, когда пользование хранимой вещью
необходимо для обеспечения ее сохранности (ст. 886 ГК КР).
5. Сообщить поклажедателю об изменении условий
хранения. В реальной жизни могут возникнуть такие
обстоятельства, которые требуют для обеспечения
сохранности вещи изменить условия хранения,
предусмотренные в договоре. Учитывая такую ситуацию,
законодатель обязывает хранителя немедленно уведомить об
этом поклажедателя, дождаться его ответа и действовать в
соответствии с его указаниями. Но если изменение условий
хранения необходимо для устранения опасности утраты или
повреждения вещи, хранитель вправе изменить
предусмотренные в договоре хранения способ, место и иные
условия хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя (п.1 ст.
887 ГК КР).
6. Если вещь во время хранения подверглась порче либо
возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее
сохранность, а своевременного принятия мер со стороны
поклажедателя ожидать нельзя, хранитель вправе
самостоятельно реализовать вещь или часть ее по цене,
сложившейся в месте хранения. Если указанные
обстоятельства возникли по причинам, за которые хранитель
не отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов по
продаже за счет покупной цены.
7. Хранитель должен выполнить принятые им
обязательства лично. Данное условие связано с повышенной
степенью доверительности договора хранения по сравнению с
большинством других гражданско-правовых обязательств.
Поэтому, по общему правилу и при условии, что иное прямо не
предусмотрено в договоре, хранитель не вправе без согласия
поклажедателя передавать вещь на хранение третьим лицам
(ст. 889 ГК КР). Исключение составляет случай, когда
хранитель вынужден к этому силою обстоятельств, например,
при своей внезапной болезни или иной невозможности
исполнять обязанности по хранению. Но и в такой ситуации

59
дополнительным условием правомерности передачи вещи на
хранение третьему лицу является отсутствие у хранителя
возможности получить на это согласие поклажедателя. В
любом случае хранитель обязан незамедлительно уведомить
поклажедателя о передаче вещи на хранение третьему лицу.
При передаче вещи третьему лицу условия договора между
первоначальным хранителем и поклажедателем сохраняют
свою силу, и первоначальный хранитель отвечает за действия
третьего лица.
8. Хранитель несет ответственность за утрату,
недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение.
Вместе с тем ответственность лица, оказывающего услуги
по хранению на возмездной основе, в особенности
профессионального хранителя, существенно отличается от
ответственности хранителя, осуществляющего хранение на
безвозмездной основе, хранителя-непрофессионала.
Непрофессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу
или порчу имущества поклажедателя лишь при наличии своей
вины, тогда как профессионал отвечает за сохранность
имущество независимо от вины.
Хранитель, осуществляющий хранение в качестве
предпринимательской или иной профессиональной
деятельности (профессиональный хранитель), отвечает за
утрату, недостачу или повреждение хранимой вещи, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение вещи
произошли:
– вследствие действия непреодолимой силы;
– из-за скрытых свойств вещи, о которых хранитель не
знал и не должен был знать при приеме на хранение;
– в результате умысла или грубой неосторожности
поклажедателя (п.2 ст. 894 ГК КР).
При наступлении ответственности хранителя большое
значение имеет правило о том, что в том случае, если не
сохранность имущества произошла после того, как наступила
обязанность поклажедателя взять вещь обратно, хранитель
несет ответственность лишь при наличии с его стороны

60
Гражданское право Кыргызской Республики

умысла или грубой неосторожности. Причем это правило


распространяют как на обычное, так и на профессиональное
хранение. Поэтому необходимо внимательно относится к
формулировкам условий договора о сроке его действия либо
своевременно заботиться об оформлении дополнительного
соглашения, содержащего условия дальнейшего хранения
имущества16.
Размер ответственности хранителя также зависит от
возмездности или безвозмездности договора хранения. При
безвозмездном хранении убытки, причиненные
поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей,
возмещают:
– за утрату и недостачу вещей – в размере стоимости
утраченных или недостающих вещей;
– за повреждение вещей – в размере суммы, на которую
понизилась их стоимость.
При возмездном хранении хранитель отвечает за
причиненные убытки в полном объеме, и возмещает как
реальный ущерб, так и упущенную выгоду.
Если в результате повреждения, за которое хранитель
отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не
может быть использована по первоначальному назначению,
поклажедатель вправе от нее отказаться и потребовать от
хранителя возместить стоимость этой вещи, а также
возмещения других убытков, если это предусмотрено в законе
или договоре. Стоимость вещи определяют на день исполнения
требования (добровольного или на день вынесения решения
суда).
Права и обязанности поклажедателя:
1. Сдавая вещь на хранение, поклажедатель должен
информировать хранителя о свойствах имущества и
особенностях его хранения. Общая обязанность такого рода в
законе прямо не предусмотрена, однако ее существование
вытекает из его смысла. Особенно это касается случаев сдачи

16Комментарий к части II Гражданского Кодекса КР. Т. 1 / Под ред. Д.


Майерса, Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

61
на хранение легковоспламеняющихся, взрывоопасных и
вообще опасных по своей природе вещей (ст. 888 ГК КР,
хранение вещей с опасными свойствами). При невыполнении
поклажедателем обязанности по предупреждению хранителя
об опасных свойствах этих вещей хранитель в любое время
может их обезвредить или уничтожить без возмещения
поклажедателю убытков. Поклажедатель отвечает за убытки,
причиненные в связи с хранением таких вещей хранителю и
третьим лицам.
Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя
вещи с опасными свойствами стали, несмотря на соблюдение
условий их хранения, опасными для окружающих либо для
имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не
позволяют хранителю потребовать от поклажедателя
немедленно их забрать либо последний не выполняет этого
требования, эти вещи могут быть обезврежены или
уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю
убытков. Поклажедатель не несет в таком случае
ответственности перед хранителем и третьими лицами за
убытки, причиненные в связи с хранением этих вещей.
2. Выплатить хранителю вознаграждение за хранение
вещи (если договор возмездный). Вознаграждение должно
быть выплачено хранителю по окончании хранения, а если
оплата предусмотрена по периодам, – по истечении каждого
периода. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение
более, чем на половину периода, за который оно должно быть
уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения
договора хранения и потребовать от поклажедателя
немедленно забрать сданную на хранение вещь (п.2 ст. 890 ГК
КР).
В том случае, когда хранение прекращается до истечения
обусловленного срока по обстоятельствам, за которые
хранитель не отвечает, например, по желанию поклажедателя,
хранитель имеет право на соразмерную часть вознаграждения.
Если же это произошло в связи со сдачей на хранение вещей,
обладающих опасными свойствами, о чем поклажедатель

62
Гражданское право Кыргызской Республики

умолчал, хранитель сохраняет право на весь объем


обусловленного договором вознаграждения. Напротив, при
досрочном прекращении договора по обстоятельствам, за
которые хранитель отвечает, он не только не вправе требовать
вознаграждения за оставшийся срок, но и должен возвратить
поклажедателю уже полученные от него суммы.
3. Возместить хранителю расходы на хранение вещи (ст.
891—892 ГК КР). Расходы на хранение подразделены в законе
на обычные, т.е. такие расходы, которые необходимы для
обеспечения сохранности вещи в нормальных условиях
гражданского оборота, и чрезвычайные, т.е. такие расходы,
которые вызваны какими-либо особыми обстоятельствами и
стороны не могли их предвидеть при заключении договора
хранения. Условия возмещения поклажедателем этих двух
видов расходов не совпадают.
Обычные расходы должны быть возмещены хранителю во
всех случаях, если только иное не предусмотрено в законе или
договоре. Впрочем, особо их выделяют лишь при
безвозмездном хранении, поскольку в тех случаях, когда
хранение осуществляют за плату, предполагают, что они
включены в вознаграждение за хранение.
Для возложения на поклажедателя чрезвычайных
расходов на хранение необходимо получить его согласие. Для
этого хранитель обязан запросить мнение поклажедателя. Если
последний не сообщит о своем несогласии в срок, указанный
хранителем, или в течение разумного срока, считают, что он
согласен на чрезвычайные расходы. Таким образом, налицо
исключение из общего правила о том, что молчание
рассматривают как отказ лица от совершения сделки.
В случае, когда хранитель произвел чрезвычайные
расходы, не получив от поклажедателя предварительно
согласие на эти расходы, хотя по обстоятельствам дела это
было возможно, и поклажедатель впоследствии не одобрил их,
хранитель может требовать возмещения чрезвычайных
расходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен
вещи, если бы эти расходы не были произведены.

63
4. Принять вещь обратно. По истечении обусловленного
договором срока хранения или того разумного срока (п. 3 ст.
883 ГК), который хранитель предоставляет поклажедателю для
получения вещи, сданной на хранение без указания срока,
поклажедатель обязан получить переданную им на хранение
вещь.
При уклонении поклажедателя от получения вещи
хранитель вправе, если иное не предусмотрено в договоре,
после письменного предупреждения поклажедателя
самостоятельно реализовать вещь по цене, сложившейся в
месте хранения, а если стоимость вещи превышает сумму 50-
кратного размера расчетного показателя, – продать ее с
аукциона. Сумму, вырученную от реализации вещи, передают
поклажедателю за вычетом причитающихся хранителю сумм, в
том числе его расходов по реализации вещи (п.2 ст. 893 ГК КР).
Данная норма направлена на защиту интересов хранителя.

64
Гражданское право Кыргызской Республики

2. Виды договоров хранения


Общие положения о хранении применяют к отдельным его
видам, если в правилах об отдельных видах хранения не
установлено иное (ст. 898 ГК КР).
Хранение на товарном складе (договор складского
хранения). По договору складского хранения товарный склад
(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары,
переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и
возвратить эти товары в сохранности (п.1 ст. 902 ГК КР).
Сторонами являются:
– хранитель – товарно-складская организация,
осуществляющая предпринимательскую деятельность по
хранению товаров. Различают товарные склады общего
пользования и ведомственные, которые могут принимать
товары на хранение от ограниченного круга лиц. Договор
складского хранения, заключаемый товарным складом общего
пользования, признают публичным;
– поклажедатель – обычно им выступают
предприниматели.
Признаки: договор двусторонний, возмездный, может быть
и реальным и консенсуальным.
Форма договора письменная, ее считают соблюденной,
если заключение договора и принятие товара на склад
удостоверены складским документом (ст. 902 ГК КР).
Виды складских документов:
– складская квитанция;
– простое складское свидетельство;
– двойное складское свидетельство.
Складская квитанция – это документ, удостоверяющий
принятие товара складом и содержащим основную
характеристику товара. Складскую квитанцию нельзя ни
заложить, ни передать в упрощенном порядке другому лицу.
Посредством выдачи складской квитанции оформляют такое
складское хранение, при котором товаровладелец не намерен

65
распоряжаться товаром в период его хранения и собирается
сам забрать его со склада по окончании срока хранения.
Простое складское свидетельство представляет собой
единый документ, выданный на предъявителя и
подтверждающий передачу товара на хранение. К форме
данного документа предъявляются строгие требования, так
как при отсутствии хотя бы одного из реквизитов указанных в
п. 2 ст. 907 ГК КР, документ не может считаться простым
складским свидетельством. Простое складское свидетельство
является ценной бумагой на предъявителя и в силу этого
обладает повышенной оборотоспособностью; может быть
предметом залога.
Двойное складское свидетельство состоит из двух частей
складского свидетельства и залогового свидетельства
(варранта), которые могут быть отделены одно от другого.
Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут
быть переданы вместе или порознь другим лицам по
передаточным надписям (индоссаментам), в силу чего их
относят к ордерным ценным бумагам (ст. 909 ГК КР).
Складское свидетельство позволяет поклажедателю
распоряжаться товаром, находящимся на складе, без его
физического получения. Залоговое свидетельство
предоставляет возможность получения кредита под залог
хранящегося на складе товара. Выдачу кредита подтверждают
отделением варранта от складского свидетельства и
вручением его кредитору (залогодержателю). Держатель
варранта, иной, чем держатель складского свидетельства,
имеет право залога на товар в размере выданного по
залоговому свидетельству кредита и процентов по нему, о чем
делают отметку и на складском свидетельстве.
Вместе с тем получить товар на складе можно только при
предъявлении обоих складских свидетельств. Однако в ГК
предусмотрено, что залоговое свидетельство может быть
заменено квитанцией или другим документом,
подтверждающим уплату держателем складского
свидетельства всей суммы долга по залоговому свидетельству.

66
Гражданское право Кыргызской Республики

Если же товарный склад выдаст товар держателю


складского свидетельства, не имеющему варранта и не
внесшему сумму долга по нему, он будет нести ответственность
перед держателем залогового свидетельства за платеж всей
обеспеченной по нему суммы (п. 4 ст. 911 ГК КР).
Простое и двойное складское свидетельство (обе части)
обязательно должны содержать:
1) наименование и адрес товарного склада, принявшего
товар на хранение;
2) текущий номер складского свидетельства по реестру
склада;
3) наименование юридического лица либо имя
гражданина, от которых принят товар на хранение, а также
местонахождение (место жительства) товаровладельца;
4) наименование и количество принятого на хранение
товара: число единиц и (или) товарных мест и мера (масса,
объем) товара;
5) срок, на который товар принят на хранение, если такой
срок установлен, либо указание, что товар принят на хранение
до востребования;
6) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на
основании которых его исчисляют, и порядок оплаты
хранения;
7) дата выдачи складского свидетельства;
8) подпись уполномоченного лица и печать товарного
склада (п. 2 ст. 907 ГК КР).
Права и обязанности товарного склада:
1. Произвести осмотр товаров и определить их количество
(число единиц или товарных мест либо меру: массу, объем) и
внешнее состояние. Полученные данные склад фиксирует в
складских документах.
2. Соблюдать условия (режим) хранения, установленные в
стандартах, технических условиях, технологических
инструкциях, инструкциях по хранению, правилах хранения
отдельных видов товаров, иных обязательных для склада
специальных нормативных документах.

67
3. Предоставлять товаровладельцу во время хранения
возможность осматривать товары или их образцы, если
хранение осуществляют с обезличением, брать пробы и
принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности
товаров.
4. Самостоятельно изменять условия хранения товаров,
если это необходимо для обеспечения их сохранности.
Товаровладелец должен быть уведомлен о принятых мерах.
5. При обнаружении во время хранения повреждений
товара, выходящих за пределы согласованных в договоре или
обычных норм естественной порчи, товарный склад обязан
незамедлительно составить об этом акт и в тот же день
известить товаровладельца.
6. Имеет право отказаться от исполнения договора
складского хранения в случаях, когда товаровладелец утаил
опасный характер товара, что грозит нанесением
существенного ущерба.
Права и обязанности поклажедателя:
1. Право контроля за хранением товара.
2. И хранитель и поклажедатель имеют право при
возвращении товара требовать его осмотра и проверки.
Если товар будет выдан без совместной проверки или
осмотра, заявление о недостаче или повреждении товара
вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано
складу в письменной форме при получении товара. В отноше-
нии недостачи или повреждения, которые не могли быть
обнаружены при обычном способе принятия товара, такое
заявление должно быть подано в течение трех дней по
получении товара. В случае, если товаровладелец не подал
заявления о недостаче или повреждении товара в
установленные сроки, считают, что товар возвращен складом в
соответствии с условиями договора складского хранения.
3. Уплатить вознаграждение.

68
Гражданское право Кыргызской Республики

Отдельные виды хранения. Особый субъектный состав


возникающих правоотношений, специфика объекта хранения,
срочность оказываемых услуг, публичный характер некоторых
договоров, особый порядок заключения и оформления
договоров хранения – таков далеко не полный перечень
особенностей, которые свойственны специальным видам
хранения.

Хранение в ломбарде. Наряду с залоговыми операциями


ломбарды традиционно оказывают услуги по хранению
ценных вещей. В качестве хранителя здесь выступает
специализированная организация – ломбард (небанковское
финансовое учреждение, осуществляющее свою деятельность в
соответствии с законодательством КР о ломбардах и
лицензией, выдаваемой НБКР).
Особенности:
 договор двусторонний, возмездный, реальный,
публичный;
 оформляется именной сохранной квитанцией;
 вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит
оценке. Сумму оценки определяют в соответствии с ценами на
вещи такого же рода и качества, которые установились в
торговле на момент и в месте принятия вещи на хранение;
 ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за
свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их
оценки. Данная обязанность исходит из того, что ломбард –
профессиональный хранитель имущества и несет повышенную
ответственность за его сохранность;
 по истечении срока договора ломбард обязан хранить
невостребованную вещь в течение двух месяцев, по истечении
которых имеет право продать. Из суммы, вырученной от
продажи невостребованной вещи, погашают плату за хранение
и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы
ломбард возвращает поклажедателю.

69
Хранение ценностей в банке. Особенности:
 хранителем выступает банк, имеющий лицензию на
соответствующий вид деятельности (для этого у банка должны
быть специальные сейфы, ящики, хранилища и другие
технические требования);
 объектом хранения могут быть ценные бумаги,
драгоценные металлы и камни, драгоценные вещи и иные
ценности, а также документы;
 договор двусторонний, возмездный, публичный;
 оформляется именным сохранным документом,
предъявление которого является основанием для выдачи
банком хранимых ценностей поклажедателю (п.2 ст. 915 ГК
КР);
 договор предусматривает хранение ценностей в
индивидуальном банковском сейфе (ст. 916 ГК КР). По такому
договору клиент получает возможность сам помещать
ценности в сейф и изымать их из сейфа. В этих целях банк
выдает клиенту ключ от сейфа, особую карточку, позволяющую
идентифицировать клиента, либо иной знак или документ,
удостоверяющий право клиента на доступ к сейфу и его
содержимому.

Хранение в камерах хранения транспортных


организаций. Особенности:
 поклажедателями могут быть любые граждане, не
только пассажиры;
 договор двусторонний, возмездный, реальный,
публичный;
 заключение договора удостоверяется выдачей
поклажедателю квитанции или номерного жетона. Если
квитанция или жетон утрачены, вещь выдают поклажедателю
по представлении доказательств принадлежности ему этой
вещи;
 срок договора определяют специальными правилами
или соглашением. По истечении срока договора хранитель

70
Гражданское право Кыргызской Республики

обязан хранить невостребованную вещь в течение тридцати


дней, по истечении которых вправе продать их. (Для сравнения
в Республике Казахстан этот срок составляет 3 мес.);
 при утрате, недостаче или повреждении вещей
хранитель обязан возместить их поклажедателю в течении 24
часов с момента предъявления требования о их возмещении.

Хранение в гардеробах организаций. Особенности:


 безвозмездный, реальный, публичный;
 заключение договора удостоверяют номерным жетоном
или иным знаком, подтверждающим принятие вещи на
хранение.
Сданную в гардероб вещь выдают предъявителю жетона.
При этом хранитель не обязан проверять полномочия
предъявителя жетона на получение вещи. Однако он вправе
задержать возврат вещи предъявителю жетона, если у него
возникли сомнения в принадлежности жетона его
предъявителю (п.3 ст. 918 ГК КР).

Хранение в гостинице (пансионатах, домах отдыха,


санаториях). Особенности:
 хранение осуществляют по факту проживания, въезда в
гостиницу и не требует заключения специального соглашения;
 объектом хранения являются вещи, вверенные
работникам гостиницы, либо вещи, помещенные в
предназначенном для этого месте (гостиничном номере и др.).
Например, багаж постояльца, переданный носильщику, вещи,
помещенные в гостиничном номере, машина постояльца,
находящаяся в гараже гостиницы. Не являются предметом
хранения деньги, валютные ценности, ценные бумаги и другие
драгоценные вещи;
 постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или
повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об
этом администрации гостиницы. В противном случае
гостиница освобождается от ответственности за сохранность
вещей (п.3, ст. 919 ГК КР);

71
 объявление, сделанное гостиницей о том, что она не
принимает на себя ответственности за не сохранность вещей
постояльцев, не освобождает ее от ответственности;
 деньги, валютные ценности, ценные бумаги и другие
драгоценные вещи постояльца могут быть приняты на
отдельное хранение, о чем заключают дополнительное
соглашение.

Секвестр (хранение вещей, являющихся предметом спора).


Особенности:
 суть секвестра состоит в том, что двое или несколько
лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают
спорную вещь третьему – независимому лицу (секвестрарию),
который обязуется возвратить вещь тому участнику спора,
которому она будет присуждена по решению суда либо по
соглашению всех спорящих сторон. Соответственно различают
виды секвестра: судебный и договорной;
 объектом секвестра могут быть как движимые, так и
недвижимые вещи;
 договор, как правило, возмездный.

72
Гражданское право Кыргызской Республики

ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Договор простого товарищества (договор о совместной


деятельности) – это договор, по которому двое или более лиц
(товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно
действовать без образования юридического лица для
извлечения прибыли или достижения иной цели, не
противоречащей закону (п. 1 ст. 970 ГК КР).
Договор простого товарищества является одним из
древнейших правовых институтов. В римском праве договором
товарищества называлось соглашение, по которому два или
несколько лиц объединялись для осуществления
определенной хозяйственной цели, ведения совместными
силами торговли или промысла. Простое товарищество
является прообразом современных коммерческих организаций.
Данный договор позволяет его участникам осуществлять
совместную деятельность путем объединения своих усилий и
имущества для достижения общих целей без образования
юридического лица. Главная особенность договора – то
обстоятельство, что его участники преследуют общие,
совместные цели и обычно не выступают по отношению друг к
другу в роли должников и кредиторов, как участники других
договоров, преследующие цели встречной, противоположной
направленности (например, продавец и покупатель,
заимодавец и заемщик, наймодатель и наниматель и т. п.)17.
Простое товарищество может служить эффективной
формой совместного ведения бизнеса предпринимателями в
любой отрасли экономической деятельности.
Законодательство КР позволяет предпринимателям и
коммерческим структурам выбрать удобную для себя схему
взаимоотношений для достижения совместных задач. Данный
договор весьма универсален, он позволяет решать как
долговременные, так и разовые задачи; его можно

17Комментарий к части II Гражданского Кодекса КР. Т. 1 / Под ред. Д.


Майерса, Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

73
использовать для предпринимательской деятельности, а также
для достижения целей, не связанных с предпринимательством.
Как правило, договор о совместной деятельности
направлен на достижение общих хозяйственных целей. В этом
случае сторонами такого договора выступают
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие
организации (п.2 ст. 970 ГК КР). Однако если договор
заключают не с целью осуществления предпринимательской
деятельности, сторонами такого договора могут выступать
некоммерческие организации, а также граждане, не имеющие
статуса индивидуального предпринимателя.
Признаки договора простого товарищества:
– участники преследуют общую цель (осуществление
хозяйственной или иной цели, не противоречащей закону);
– объединение не менее двух участников (товарищей).
Каждый участник договора находится во взаимоотношениях
одновременно со всеми остальными участниками,
юридическое положение сторон договора одинаково: каждый
участник договора по отношению ко всем прочим участникам
имеет права и несет обязанности. Договор многосторонний,
даже если в нем участвуют два товарища, так как договор
простого товарищества не является двусторонним договором в
классическом его понимании, когда правам одной стороны
корреспондируются обязанности второй стороны договора. В
данном случае участники имеют одну общую цель, и в
результате для каждого из них по заключаемым сделкам
наступают одинаковые правовые последствия;
– объединение не приводит к образованию юридического
лица, поскольку товарищам нет необходимости
регистрировать его в порядке, предусмотренном в ст. 86 ГК КР
в учреждениях юстиции и других органах;
– объединение связано с личным участием каждого из
товарищей в их совместной деятельности (каждый из них
участвует в совместной деятельности для достижения общих
целей, несет бремя расходов и убытков, распределяют между
собой полученные результаты);

74
Гражданское право Кыргызской Республики

– для совместной деятельности товарищи вносят и


соединяют свои вклады, из которых формируется имущество,
составляющее их общую долевую собственность;
– является консенсуальным, многосторонним, взаимным
(участники имеют взаимные права и обязанности), возмездным
(что выражается не только в соединении вкладов, но и
возможности участников пользоваться общим имуществом) и
фидуциарным (отношения сторон в договоре основаны на
взаимном доверии) договором.
Договор простого товарищества заключают в письменной
форме (п.3 ст. 970 ГК КР), он содержит в себе сведения о
вкладах сторон в общее дело, распределении прибыли,
ответственности по общим обязательствам, порядке ведения
совместной деятельности и условиях прекращения договора.
Также в договоре может быть предусмотрен порядок покрытия
расходов и убытков, возникших в результате совместной
деятельности.
Договор может быть как срочным (заключенным на
определенный срок), так и бессрочным.
Существенные условия договора: условие о вкладах
товарищей, ведение общих дел товарищей, порядок покрытия
расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью
товарищей.
Вкладом товарища признается все то, что он вносит в
общее дело, в частности деньги, иное имущество,
профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также
деловая репутация (п.1 ст. 971 ГК КР). В качестве вклада могут
быть также внесены: ценные бумаги, движимое, недвижимое
имущество18, права пользования имуществом; результаты
интеллектуальной деятельности, исключительные права на
них (патенты, ноу-хау и др.). Вкладом также признают
выполнение определенных работ или оказание услуг19.

18Передача недвижимого имущества должна быть осуществлена по правилам


совершения сделок с недвижимостью и его государственной регистрацией.
19 Комментарий к части II Гражданского Кодекса КР. Т. 1 / Под ред. Д.

Майерса, Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

75
Вклады товарищей предполагают равными по стоимости,
если иное не следует из договора или фактических
обстоятельств. Денежную оценку вклада товарища производят
по соглашению между товарищами, она носит условный
(учетный) характер, влияя на размер доли участника в праве на
общее имущество (и определяя также его долю в возможных
общих долгах, прибылях и убытках). Поэтому ее осуществляют
исключительно по соглашению участников, она не требует
никакой независимой экспертной оценки. Если участники не
произведут специальную оценку вносимых ими вкладов, их
следует предполагать равными.
Несмотря на положительные моменты, на практике
возникают определенные сложности при передаче и
оформлении вкладов товариществу. Так, поскольку простое
товарищество может действовать без государственной
регистрации в качестве юридического лица, следовательно, не
имеет органов управления товариществом, печати, штампа,
других средств индивидуализации, возникает вопрос, каким
образом удостоверить передачу вкладов в пользу простого
товарищества? В действующем законодательстве не указан
порядок оформления передачи вкладов участников простого
товарищества.
Определенные сложности вызывает также передача
товариществу недвижимого имущества, требующего
государственной регистрации в порядке, установленном в
законе. Учитывая особую форму создания простого
товарищества, а также то, что нормативные правовые акты КР,
регулирующие порядок государственной регистрации сделок с
недвижимым имуществом, прямо не предусматривают
основания и процедуры оформления передачи недвижимости в
качестве вклада в пользу простого товарищества, при
обращении заинтересованных лиц в органы государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, последние
вправе отказать в государственной регистрации такой сделки в
силу отсутствия соответствующих процедур регистрации. При
наличии такой проблемы право участников простого

76
Гражданское право Кыргызской Республики

товарищества внести в качестве вклада недвижимое


имущество для развития общего дела фактически ограничено,
поэтому считаем, что в целях установления единой процедуры
государственной регистрации подобных сделок необходимо
внести соответствующие дополнения в законодательство о
регистрации сделок с недвижимым имуществом.
Если иное не установлено в законе, соглашении товарищей
или не вытекает из существа обязательства, то вклады
участников, а также имущество, произведенное или
приобретенное в результате деятельности простого
товарищества, поступают в общую долевую собственность всех
товарищей (п.1 ст. 972 ГК КР). Следовательно, в отсутствие
специального указания закона или соответствующей
договоренности между участниками простого товарищества,
управление общим имуществом простого товарищества
осуществляют на условиях режима долевой собственности.
Поэтому прибыль, полученную участниками товарищества в
результате их совместной деятельности, распределяют
пропорционально стоимости вкладов участников, если иное не
предусмотрено соответствующим соглашением (ст. 977 ГК КР).
Из данного положения следует, что участники простого
товарищества вправе самостоятельно определить условия
распределения прибыли от совместной предпринимательской
деятельности.
Вместе с тем имущество, находящееся в общей долевой
собственности товарищей, а также их общие требования и
общие исключительные права образуют общее имущество
товарищей. Общее имущество товарищей используют в
интересах всех товарищей.
Пользование общим имуществом товарищей
осуществляют по их согласию, а при не достижении согласия –
в порядке, устанавливаемом судом. В таком же порядке они
распоряжаются имуществом, которое принадлежит им на праве
общей долевой собственности (п. 2 ст. 269 ГК КР).

77
Обязанности товарищей по содержанию общего имущества
и порядок возмещения затрат, связанных с выполнением этих
обязанностей, предусматривают в договоре.
Ведение бухгалтерского учета общего имущества
товарищей может быть поручено ими одному из участвующих
в товариществе юридических лиц.
Ведение общих дел товарищей осуществляют в порядке,
предусмотренном в договоре (п.1 ст. 973 ГК КР). В ГК КР
предусмотрено три способа управления делами простого
товарищества:
1) каждый товарищ вправе действовать от имени всех
товарищей, если в договоре не установлено иное;
2) совместное ведение дел (при котором для совершения
каждой сделки необходимо согласие всех товарищей);
3) ведение дел производят отдельные участники
(полномочия которых удостоверяются доверенностью,
выданной ему остальными товарищами, или это следует из
договора простого товарищества (п.3 ст. 973 ГК КР)).
Предполагается, что поручение ведения дел одному из
участников товарищества – более эффективный способ
управления делами простого товарищества, что, например
позволяет обязать специально уполномоченного участника
согласовывать существенные условия сделок с остальными
участниками товарищества (например, цену вознаграждении
за услуги или объем работы), а также обязать такого участника
обеспечивать должное исполнение заключенных сделок со
стороны простого товарищества, в том числе оперативно
разрешать любые возникающие при таком исполнении
вопросы с контрагентами. В законодательстве предусмотрено
право на отдельное вознаграждение такого уполномоченного
участника, если иное не предусмотрено в договоре (п.7 ст. 973
ГК КР).
Вместе с тем в ГК предусмотрено право каждого товарища,
независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела,
знакомиться со всей документацией по ведению дел (право
товарища на информацию). Отказ от этого права или его

78
Гражданское право Кыргызской Республики

ограничение, в том числе по соглашению товарищей,


недопустимы.
Порядок покрытия расходов, включая расходы по
содержанию общего имущества и убытков от совместной
деятельности, определяют в самом договоре или
дополнительном соглашении к нему. Если же такое соглашение
отсутствует, то каждый товарищ несет расходы и убытки
пропорционально его вкладу в общее имущество (ст. 975 ГК
КР). Соглашение, которое полностью освобождает кого-либо из
товарищей от участия в покрытии общих расходов или
убытков ничтожно. По иску заинтересованной стороны к
такому соглашению могут быть применены последствия
недействительности ничтожной сделки.
Характер ответственности товарищей по общим долгам
обусловлен спецификой заключенного договора. В
законодательстве предусмотрены два вида ответственности
участников простого товарищества по общим обязательствам,
возникающим в результате ведения совместной деятельности.
1. В случае если деятельность простого товарищества не
связана с предпринимательством, то по общим договорным
обязательствам каждый участник товарищества несет долевую
ответственность, т.е. отвечает по таким обязательствам всем
своим имуществом, пропорционально стоимости вклада
участника в общее дело.
По общим обязательствам, возникшим не из договора,
участники простого товарищества отвечают солидарно (п.1 ст.
976 ГК КР).
2. Если договор простого товарищества связан с
осуществлением его участниками предпринимательской
деятельности, то по общим обязательствам товарищи несут
солидарную ответственность. Это означает, что контрагент, т.е.
сторона по заключенной простым товариществом сделке,
вправе потребовать от любого участника товарищества
исполнить обязательство, как в полном объеме, так и в любой
части долга. Участник товарищества, исполнивший требование
такого контрагента, имеет право обратного требования к

79
остальным участникам товарищества в равных долях, за
вычетом доли, падающей на него самого (п.5 ст. 313 ГК КР).
Дополнительно к вопросу об ответственности простого
товарищества необходимо отметить следующее.
Предпринимателям, планирующим осуществлять совместную
предпринимательскую деятельность, следует иметь в виду, что
ответственность участников простого товарищества по
обязательствам, должником по которым выступает простое
товарищество, возлагают на участников товарищества. Из
вышеизложенного анализа законодательства КР следует, что
ответственность участников простого товарищества является
повышенной. Так, на практике возникают определенные
сложности при разбирательстве дел в суде с участием простого
товарищества. Суд вправе отказать в принятии искового
заявления в отношении простого товарищества, поскольку оно
не зарегистрировано в качестве юридического лица;
процессуальное законодательство КР не предусматривает
порядка принятия исков в отношении простого товарищества.
В этом случае суд может принять иск к одному из участников
простого товарищества, а тот, в свою очередь, сможет привлечь
к участию в деле своего партнера по простому товариществу в
качестве соответчика.
Прекращение или изменение договора простого
товарищества происходит в силу различных обстоятельств.
Основаниями прекращения договора простого товарищества
являются:
– объявление кого-либо из товарищей безвестно
отсутствующим, недееспособным или ограниченно
дееспособным;
– объявление кого-либо из товарищей банкротом
(несостоятельным);
– смерть товарища либо ликвидация или реорганизация
участвующего в договоре юридического лица, если договором
простого товарищества или последующим соглашением не
предусмотрены сохранение договора в отношениях между
остальными товарищами либо замещение умершего товарища

80
Гражданское право Кыргызской Республики

(реорганизованного юридического лица) его наследниками


(правопреемниками);
– отказ кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в
бессрочном договоре простого товарищества;
– расторжение договора простого товарищества,
заключенного с указанием срока, по требованию одного из
товарищей в отношениях между ним и остальными
товарищами;
– расторжение договора простого товарищества по
соглашению сторон;
– истечение срока договора простого товарищества;
– достижение цели договора простого товарищества либо
наступление условий, делающих достижение этой цели
невозможным;
– выдел доли товарища по требованию его кредитора
(кредитор участника договора простого товарищества по
обязательству, не связанному с совместной деятельностью,
вправе при недостаточности другого имущества предъявить
требование о выделе доли своего должника из общего
имущества товарищей);
– иные основания, предусмотренные в ГК или в договоре
(п.1 ст. 979 ГК КР).
Прекращение договора простого товарищества влечет за
собой наступление определенных последствий. При
прекращении договора простого товарищества возникает
необходимость решения двух важных вопросов: об
ответственности по обязательствам, существующим перед
третьими лицами (внешние отношения), и о разделе или
возврате имущества, переданного в общее пользование
(внутренние отношения).
При прекращении договора простого товарищества, не
имевшего своей целью осуществление предпринимательской
деятельности, происходит изменение режима ответственности
товарищей по общим обязательствам. Если в процессе
существования такого товарищества ответственность по
обязательствам перед третьими лицами была у участников

81
долевой, то с момента прекращения договора товарищи несут
солидарную ответственность по неисполненным общим
обязательствам. В этом случае наступает специальный режим
ответственности по общим обязательствам участников
договора20.
В зависимости от того, прекращается ли товарищество
полностью или только в отношении одного из участников,
происходит и раздел имущества, находящегося в общей
долевой собственности. Естественно, что в первом случае
производят полный раздел общего имущества, а во втором –
выделение из общего имущества доли вышедшего товарища.
Раздел имущества, находившегося в общей собственности
товарищей, и возникших у них общих прав требования
осуществляют в порядке, установленном в ст. 271 ГК КР
(раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и
выдел из него доли). Товарищ, внесший в общую собственность
индивидуально определенную вещь, вправе при прекращении
договора простого товарищества требовать возврата ему этой
вещи при условии соблюдения интересов остальных
товарищей и кредиторов.
При прекращении договора простого товарищества вещи,
переданные в общее владение и (или) пользование товарищей,
возвращают предоставившим их товарищам без
вознаграждения, поскольку иное не предусмотрено
соглашением сторон (п.2 ст. 979 ГК КР).
С момента прекращения договора простого товарищества
его участники несут солидарную ответственность по
неисполненным общим обязательствам в отношении третьих
лиц. Участник, отказавшийся от договора или потребовавший
его расторжения, несет ответственность перед третьими
лицами по общим обязательствам, возникшим в период его
участия в договоре, таким образом, как если бы он остался
участником договора простого товарищества.

20 Комментарий к части II Гражданского Кодекса КР. Т. 1 / Под ред. Д.

Майерса, Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

82
Гражданское право Кыргызской Республики

83
ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС

Публичный конкурс – это публичное обещание выплаты


награды тому, кто наилучшим образом выполнит работу или
достигнет иных результатов и будет признан в соответствии с
условиями конкурса его победителем (п. 1 ст. 984 ГК КР). Таким
образом, конкурсу присущи начала состязательности и
конкуренции.
По своей правовой природе публичный конкурс является
односторонней сделкой, т.е. сделкой, для совершения которой
не требуется волеизъявление третьих лиц. Соответственно,
обязательство, которое возникает из публичного конкурса,
является односторонним. Обязательство из публичного
конкурса возникает лишь в случае совершения другой
стороной встречной односторонней сделки.
Субъектами обязательства из публичного конкурса
являются организаторы (устроители конкурса) и участники
конкурса. В качестве организаторов могут выступать
физические, юридические лица, государственные органы,
органы МСУ. Участниками конкурса могут быть как
физические, так и юридические лица. При этом круг
участников конкурса зависит от того, является ли конкурс
открытым или закрытым.
При открытом конкурсе предложение организатора
конкурса принять участие в конкурсе обращено ко всем
желающим. Данное правило не исключает права организатора
на предварительную квалификацию, когда он проводит
предварительный отбор лиц, пожелавших принять участие в
конкурсе (п. 2 ст. 984 ГК КР).
При закрытом конкурсе предложение принять в нем
участие направляется определенному кругу лиц по выбору
организатора конкурса.
Объявление о публичном конкурсе может быть сделано в
любой форме (объявление в печати, других СМИ, объявления в

84
Гражданское право Кыргызской Республики

общественных местах) и должно содержать условия,


предусматривающие:
– существо задания;
– критерии и порядок оценки результатов работы или
иных достижений;
– место, срок и порядок их представления;
– размер и форму награды;
– порядок и сроки объявления результатов конкурса (п. 3
ст. 984 ГК КР).
После объявления о проведении конкурса у организатора
возникают обязанности принять от участников работы,
соответствующие предъявляемым требованиям, оценить их и
выявить лучшие. Для этого выносится «Решение по итогам
конкурса» – официальная документально оформленная
констатация оценки, данной комиссией (жюри, специальной
организацией, организатором) представленным на конкурс
работам21. После определения лучших работ, организаторы
обязаны выплатить обещанное вознаграждение. Решение о
выплате награды победителю конкурса должно быть вынесено
и сообщено участникам публичного конкурса в порядке и в
сроки, установленные в объявлении о конкурсе (п. 1 ст. 986 ГК
КР).
Если указанные в объявлении результаты достигнуты в
работе, выполненной совместно двумя или более лицами,
награда распределяется между ними в соответствии с их
соглашением. В случае, если такое соглашение не будет
достигнуто, порядок распределения награды определяется
судом (п. 2 ст. 986 ГК КР).
При уклонении от обязанности выплатить вознаграждение
победитель может в судебном порядке требовать понуждения
организатора выплатить полагающееся ему денежное или иное
вознаграждение.
В отношении участников, которые не стали победителями
конкурса, у организатора возникает обязанность возвратить

21 Комментарий к части II Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. Т.


1 / Под ред. Д. Майерса, Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

85
представленные на конкурс работы, если иное не
предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает из
характера выполненной работы (ст. 988 ГК КР).
Изменение и отмена публичного конкурса
Организатор (устроитель конкурса) вправе изменить его
условия или отменить конкурс только в течение первой
половины установленного для представления работ срока.
Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно
быть сделано в той же форме, в какой конкурс был объявлен (п.
1, 2 ст. 985 ГК КР).
В случае изменения условий конкурса или его отмены
организатор должен возместить расходы, понесенные любым
лицом, кто до этого полностью или частично выполнил
предусмотренную в извещении работу (п. 3 ст. 985 Г КР).
Если при изменении условий конкурса или его отмене
были нарушены сроки или способ (форма) извещения об
изменении или отмене конкурса, организатор должен
возместить убытки, понесенные из-за этого участниками
конкурса. Однако, если будет доказано, что указанная работа
была выполнена не в связи с конкурсом, в частности, до
объявления о конкурсе либо заведомо не соответствовала
условиям конкурса, организатор освобождается от
обязанности возмещения расходов и убытков (п. 5 ст. 985 ГК
КР).
Условиями конкурса, предметом которого являются
произведения науки, литературы или искусства, может быть
предусмотрено преимущественное право лица, объявившего
публичный конкурс, на заключение с победителем конкурса
договора об использовании этого произведения с выплатой
ему авторского гонорара. Это право может быть реализовано в
течение трех месяцев со дня объявления результатов конкурса
(ст. 987 ГК КР).

86
Гражданское право Кыргызской Республики

ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ

Публичное обещание награды – это публичное


объявление о выплате денежного вознаграждения или выдаче
иной награды тому, кто совершит указанное в объявлении
правомерное действие в указанный в нем срок (п. 1 ст. 989 ГК
КР).
По своей правовой природе публичное обещание награды,
как и публичный конкурс, является односторонней сделкой.
Обязательство из публичного обещания награды возникает в
случае совершения другой стороной указанного в объявлении
правомерного действия (например, отыскал утраченную вещь
или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые
сведения).
Особенностями обязательства из публичного обещания
награды являются:
– обещание награды должно быть публичным, т.е.
обращено к любому, кто совершит указанное в объявлении
действие;
– действие, в совершении которого заинтересован
призвавший, должно носить правомерный характер. Кроме
того, выполненное действие должно соответствовать
действию, за которое обещана награда (соответствие
определяется лицом, обещавшим награду, а в случае
возникновения спора – судом), а также должно быть совершено
в пределах указанного срока, если таковой был установлен;
– объявление должно давать возможность определить
лицо, обещавшее награду (более того, ГК КР дает право лицу,
отозвавшемуся на обещание, потребовать письменного
подтверждения обещания от лица, которое его сделало).
Субъектами обязательства из публичного обещания
награды являются:
– лицо, которое объявило о награде, именуемое
призвавший;

87
– лицо, совершившее указанное в объявлении правомерное
действие, именуемое отозвавшимся.
Награда, как правило, представляет собой имущественное
вознаграждение (денежная сумма, определенная вещь).
Моральное поощрение не может рассматриваться в качестве
награды. Награда не должна представлять собой обычную
плату за выполнение такого рода действий22. Если в публичном
обещании награды не указан ее размер, он определяется по
соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора -
судом (п. 3 ст. 989 ГК КР).
Обязанность выплатить награду возникает независимо от
того, совершено ли соответствующее действие в связи со
сделанным объявлением или независимо от него.
В случаях, когда действие, указанное в объявлении,
совершили несколько лиц, право на получение награды
приобретает тот из них, кто совершил соответствующее
действие первым. Если действие, указанное в объявлении,
совершено двумя или более лицами одновременно, награда
между ними делится поровну или в ином предусмотренном
соглашением между ними размере.
ГК КР не предусматривает специальных правил о форме
объявления. Поэтому оно может быть совершено в любой
форме, например, объявление в печати, других СМИ,
объявления в общественных местах и др.
Срок, в течение которого должно быть совершено
указанное в объявлении действие, может быть определен в
объявлении. В случае отсутствия такого указания,
применяются правила о разумном сроке.
Лицо, публично объявившее о выплате награды, вправе
отказаться от данного обещания. Отказ должен быть совершен
в той же форме, что и обещание о награде. Также ГК КР
предусматривает случаи, когда отказ не допускается:
– когда в самом объявлении предусмотрена или из него
вытекает недопустимость отказа;

22 Комментарий к части II Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. Т.

1 / Под ред. Д. Майерса, Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.

88
Гражданское право Кыргызской Республики

– когда в объявлении установлен определенный срок для


совершения действия, за которое обещана награда;
– когда к моменту объявления об отказе одно или
несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в
объявлении действие (п. 1 ст. 990 ГК КР).
В случае отмены обещания награды лицо, публично
объявившее о ней, не освобождается от возмещения
отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в связи с
совершением указанного в объявлении действия, в пределах
указанной в объявлении награды (п. 2 ст. 990 ГК КР). Однако
сумма возмещаемых расходов не может превышать суммы
объявленной награды. Закон не требует в данном случае
полного возмещения убытков, которые представляют собой
более широкое понятие.

89
ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ

Под игрой понимается обязательство, в силу которого


организатор проводит между участниками розыгрыш призового
фонда, который складывается из их рисковых взносов. При этом
выигрыш зависит, с одной стороны – от случая, с другой – от
сноровки, ловкости, умения, способностей участников игры.
Следовательно, участники игры имеют возможность влиять на ее
результаты.
Пари представляет собой разновидность игры, участники
которой высказывают противоположные суждения о
возможности наступления определенного события. При этом
наступление последнего не зависит от участников пари.
Статья 991 ГК КР устанавливает, что требования граждан и
юридических лиц, связанные с организацией или участием в
играх и пари, не подлежат судебной защите. Исключение
составляют: а) требования лиц, принявших участие в играх или
пари под влиянием обмана, насилия, угрозы; б) случаи
злонамеренного соглашения представителя участников с
организатором игр или пари; в) требования лиц, признанных в
соответствии с условиями проведения игр и пари выигравшими.
Также законодательством КР различаются понятия
тотализатор, лотерея и др.
Тотализатор – это игра, в которой участник делает прогноз
(заключает пари) на возможный вариант игровой, спортивной
или иной социально-значимой ситуации, где выигрыш зависит от
частичного или полного совпадения прогноза с наступившими
последствиями, документально подтвержденными фактами
(например, скачки)23. В законодательстве КР под тотализатором
также понимается игорное заведение, в котором заключаются
вышеуказанные пари24.
Букмекерская контора - игорное заведение, в котором
заключаются пари между всеми участниками и игорным

23 Комментарий к части II Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. Т.

1 / Под ред. Д. Майерса, Х. Окмана, Е. Соловьевой. - Бишкек: Токтом, 2003.


24 Ст. 1 Закона КР «О запрете игорной деятельности в Кыргызской

Республике» от 1 ноября 2011 г. №191.

90
Гражданское право Кыргызской Республики

заведением на исход события, результат которого заранее не


определен.
Согласно ст. 2 Закона КР «О запрете игорной деятельности в
Кыргызской Республике» игорная деятельность25 в
КР запрещается, в том числе через сеть Интернет и
информационно-телекоммуникационные средства связи.
Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям запрещается прием денежных средств для
участия в азартных играх, в том числе проводимых в сети
Интернет.
Деятельность бюро тотализаторов и букмекерских контор
запрещена и исключена как вид деятельности, подлежащий
лицензированию26.
Согласно ч. 2 ст. 1 Закона КР «О лотереях» от 30.04.2009 г.
№146 лотерея – форма привлечения денежных средств
населения путем продажи лотерейных билетов, при которой
часть собранных средств (призовой фонд) разыгрывается в виде
денежных или вещевых выигрышей.
Организатором лотереи может быть юридическое лицо,
зарегистрированное в КР, получившее в установленном законом
порядке право проведения лотереи, осуществляющее финансово-
хозяйственную деятельность по организации и
проведению лотереи и несущее ответственность в соответствии с
законодательством КР. Физические лица могут быть
организатором только стимулирующей лотереи, при условии
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Призовой фонд лотереи – заявленная в условиях
проведения лотереи и выраженная в денежной форме
совокупность средств, имущества или услуг, предназначенная для

25 Под игорной деятельностью понимается деятельность, связанная с


организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к
азартным играм в казино, на игровых автоматах, компьютерных
симуляторах, в интерактивных заведениях, в электронном казино и др. (См.
ст. 1 Закона КР «О запрете игорной деятельности в Кыргызской Республике»).
26 П. 29 ст. 15 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в

Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года № 195 (в редакции от 8


апреля 2015 г.).

91
выплаты (передачи, предоставления) выигрышей, которая
формируется за счет получения платы за
реализованные лотерейные билеты либо за счет собственных
средств организатора лотереи27.
Лотереи бывают различных видов:
– мгновенная (бестиражная) лотерея – лотерея, при
проведении которой участник лотереи может непосредственно
после приобретения лотерейного билета определить,
является лотерейный билет выигрышным или нет;
– тиражная лотерея – лотерея, которая проводится
отдельными тиражами, при проведении которых
участник лотереи может определить, является
его лотерейный билет выигрышным или нет только после
проведения розыгрыша соответствующего тиража;
– комбинированная лотерея – лотерея, в которой
выигрышные лотерейные билеты определяются как
непосредственно после их приобретения, так и после проведения
розыгрыша призового фонда лотереи.
Кроме того, в зависимости от организатора лотереи могут
быть государственные и негосударственные.
Государственная лотерея – лотерея, учредителем которой
выступает государство в лице специально созданного органа
(юридического лица). Все средства от проведения
государственной лотереи, за исключением обязательных
платежей, являются собственностью государства и поступают в
республиканский бюджет или целевым образом расходуются на
программы, утвержденные Правительством КР.
Муниципальная лотерея – лотерея, учредителем которой
выступает от лица местного самоуправления специально
созданный орган (юридическое лицо). Средства от проведения
муниципальной лотереи поступают в местный бюджет.
Также различают специальные виды лотереи:
– электронная лотерея – игра, в которой используются один
или несколько перечисленных признаков: а) фикса-

27 Ст. 1 Закона КР «О лотереях» от 10.05.2017 г. №78.

92
Гражданское право Кыргызской Республики

ция лотерейных ставок и прогнозов участников проводится с


помощью электронных устройств, сохраняющих информацию в
своей памяти или передающих ее для регистрации в головной
компьютер; б) игровая информация направляется для участия в
розыгрыше по специальным каналам связи в головной
информационный центр; в) учет лотерейных ставок и иной
игровой информации, а также структуры призов и их розыгрыш
ведется при помощи программных средств электронным
устройством.
– стимулирующая лотерея – лотерея, проводимая
организатором лотереи в рекламных или иных целях. Она не
требует покупки специального билета либо дополнительной
оплаты и направлена на стимулирование продажи товаров или
услуг.
Призовой фонд лотереи не является активом
организатора лотереи и не может быть использован им ни на
какие другие цели, кроме выплаты или выдачи их выигравшим
участникам.
Выплата выигрыша владельцу выигрышного билета
производится в соответствии с условиями проведения каждой
конкретной лотереи. Выигрыш должен быть выплачен в размере,
в форме и в срок, указанный в условиях проведения лотереи. А
если такой срок не был указан – не позднее 10 дней после
предъявления выигрышного лотерейного билета. Кроме того,
организатор лотереи не позднее 10 дней со дня определения
результатов тиража выигрышей обязан опубликовать в
средствах массовой информации результаты тиража выигрышей
(ст. 15 Закона КР «О лотереях»).
В случае неисполнения организатором лотереи обязанности
выплатить выигрыш, участник, выигравший в лотерее, вправе
требовать от организатора выплаты выигрыша, а также
возмещения убытков, причиненных нарушением договора со
стороны организатора.

93

Вам также может понравиться