Вы находитесь на странице: 1из 88

1.Общая характеристика результатов интеллектуальной деятельности.

Основания предоставления правовой охраны.


Согласно п. 1 ст. 1225 ГК результаты интеллектуального труда — это интеллектуальная
собственность. Понятие «интеллектуальная собственность» используется для обозначения:
— совокупности отношений между людьми по поводу нематериальных благ, являющихся
результатами интеллектуальной деятельности или производными от них;
— результатов интеллектуальной деятельности человека (объектов интеллектуальной
собственности)
К данным результатам относятся (п. 1 ст. 1225 ГК):
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или
кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
14.1) географические указания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Объекты интеллектуальных прав распадаются на две группы:
1) результаты творческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, программы
для ЭВМ, изобретения, промышленные образцы, полезные модели и т.д.);
2) средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования,
наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения). Охрана таким объектам
предоставляется в связи с их нематериальной природой и возможностью защиты теми же способами,
которые используются для защиты прав на результаты творческой деятельности.
Наряду с этими объектами можно выделить и так называемые нетрадиционные объекты, к которым
относятся селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства
(ноу-хау). Ранее к этой же группе относились рационализаторские предложения, которые в
настоящее время в перечень охраняемых объектов не вошли.
Придание им объективной (материальной, вещной) формы в виде рукописей, чертежей, картин и
т.д. не меняет их нематериальную природу: и при отчуждении материальных носителей результаты
творческой деятельности остаются в сознании создавших их авторов и могут быть вновь
воспроизведены ими. Поэтому обладание материальным носителем результата творческой
деятельности не гарантирует его владельцу монопольное использование, ибо автор сможет
воспроизвести свой результат на другом материальном носителе. Этим творческий результат (идея)
принципиально отличается от вещи – при сообщении другому лицу (лицам) он становится известным
и доступным для использования, одновременно оставаясь у своего создателя.
Особенностью результатов интеллектуальной деятельности как объектов гражданских
прав является то, что, родившись и оформившись в качестве продуктов мыслительной
деятельности человека, они не могут получить правовую охрану, пока не будут объективированы,
т.е. выражены вовне своим создателем.
В отличие от предметов материального мира (вещей), доступ к которым и пользование которыми
могут быть ограничены их владельцами, фактически обладающими вещами, к объективированным
результатам интеллектуальной деятельности доступ других лиц может быть осуществлен именно в
силу отсутствия (невозможности) фактического владения ими.
Более того, ценность результата интеллектуальной деятельности может быть вообще не связана с
материальным носителем, в котором (или на котором) он выражен.
 Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности строится на основе признания
юридической монополии за создателем (автором) такого результата.
В силу их индивидуальности невозможна и стандартная (сравнимая) стоимостная оценка таких
результатов, сопоставимая с аналогичными объектами (как это может иметь место при оценке
стоимости вещей или работ в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК).
Согласно ст. 1225 ГК РФ результатам интеллектуальной деятельности предоставляется правовая
охрана. Однако такая охрана предоставляется только тем результатам, которые перечислены в
закрытом (исчерпывающем) перечне, содержащемся в указанной статье (перечень в начале). В
дальнейшем для каждого из входящих в этот перечень объектов сформулированы законодательное
определение и требования, которым он должен соответствовать. Если результат интеллектуальной
деятельности не соответствует определению или сформулированным требованиям, то он не
признается способным к правовой охране.

2.Сложный объект как результат интеллектуального труда.


В законе не содержится легального определения понятия сложных объектов, вместе с тем
законодатель в качестве сложных перечисляет следующие объекты:
 аудиовизуальное произведение,
 театрально-зрелищное представление,
 мультимедийный продукт,
 базы данных (ст. 1240 ГК РФ).
Кроме того, законодатель распространяет правовой режим сложного объекта на использование
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
Данный перечень сформулирован как закрытый, тем не менее думается, что рассматриваться в
качестве сложного объекта должен любой объект, объединяющий единым назначением несколько
результатов интеллектуальной деятельности. Примером такого сложного объекта может выступать
не поименованный в ст. 1240 ГК РФ интернет-сайт.
Следует отметить, что первоначально суды первых инстанций, толкуя ГК РФ, признавали широкий
круг произведений за рамками перечня, установленного в ГК РФ, сложными объектами. Эта
практика была прекращена Президиумом ВАС РФ, который в Постановлении от 30 ноября 2010 г.
констатировал, что перечень сложных объектов не подлежит расширительному толкованию.
Особенностью указанных объектов в отличие от иных результатов интеллектуальной деятельности
является то, что сложными могут быть признаны только такие объекты, которые представляют
собой единое целое ( т. е. обладают признаком единства) и в то же время имеют сложный
состав (структуру), образуемый совокупностью разнородных охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности. Для каждого сложного объекта по-особому определяется круг
авторов и устанавливаются механизмы распределения интеллектуальных прав.
Систему распределения прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности можно
условно назвать двухуровневой моделью прав на сложные объекты. Так, на первом уровне права
возникают у авторов произведений, вошедших в данный объект в качестве составных
частей (например, права сценариста, режиссера-постановщика, композитора, художника по
костюмам аудиовизуального произведения и др., п. 5 ст. 1263 ГК РФ).
Второй уровень составляют права на аудиовизуальное произведение в целом (так, изготовителю
принадлежит исключительное право на аудиовизуальное произведение в целом, абз. 2 п. 4 ст. 1263
ГК РФ). Таким образом, речь идет о правах на части произведения и о правах на произведение в
целом.
«Сложность» сложного объекта состоит не только в сочетании нескольких объектов
интеллектуальных прав, но также и в том, что исключительные права на эти объекты принадлежат
различным субъектам. При этом для появления сложного объекта необходимо наличие как минимум
трех правообладателей: двух первоначальных (на объекты интеллектуальных прав, из которых
составляется сложный объект), а также собственно создатель сложного объекта.
Сложный объект интеллектуальных прав по своей сути является собирательной категорией,
позволяющей регламентировать не только порядок использования результатов интеллектуальной
деятельности в ее составе, но и способ соблюдения баланса интересов между организатором
сложного объекта и первоначальными авторами.

Особенность правового режима сложных объектов ИС заключается в том, что их использование


зависит от прав всех лиц, обладающих интеллектуальными правами на РИД, вошедшие составной
частью в сложный объект. Преимущество в приобретении права на использование РИД в сложном
объекте, по общему правилу, принадлежит лицу, организовавшему ее создание (п. 1 ст. 1240 ГК).
При этом сложный объект может являться объектом самостоятельных исключительных прав
(аудиовизуальное произведение, продукт мультимедиа), либо не являться таковым (единая
технология). В любом случае, чтобы осуществить исключительное право на сложный объект, либо
иметь возможность использовать его, необходимо сосредоточить в одних руках весь комплекс прав
на использование (в идеале - исключительных прав) элементов сложного объекта.

В пользу лица, организовавшего создание сложного объекта ИС, установлены нормативные


презумпции в целях наилучшего правового обеспечения возможности использования объекта:

1) если РИД создается специально для включения в сложный объект, то договор между создателем
этого РИД и изготовителем сложного объекта о приобретении права использования РИД в составе
сложного объекта предполагается договором об отчуждении исключительного права (абз. 2 п. 1 ст.
1240 ГК РФ);

2) если создатель РИД и изготовитель сложного объекта заключают лицензионный договор, то


такой договор предполагается заключенным на весь срок и в отношении всей территории действия
исключительного права на РИД (абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ).

При этом ничтожны условия лицензионного договора, ограничивающего использование РИД в


составе сложного объекта (п. 2 ст. 1240 ГК РФ).

При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта:


 лицо, организовавшее создание этого объекта, вправе указывать свое имя или наименование
либо требовать такого указания;
 за автором такого результата сохраняются право авторства и другие личные неимущественные
права на такой результат.

3.Личные неимущественные и иные интеллектуальные права на результаты


интеллектуальной деятельности (общая характеристика).
Личные неимущественные права, признаваемые на охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности – это неотчуждаемые и непередаваемые иным образом интеллектуальные права, не
имеющие экономического содержания и неразрывно связанные с личностью автора либо лица,
организовавшего создание результата интеллектуальной деятельности. Личные неимущественные
права возникают исключительно в отношении результатов интеллектуальной деятельности. В
отношении средств индивидуализации такие права не возникают.
Состав личных неимущественных прав установлен законом и различается в зависимости от вида
объекта. Например, автору произведения науки, литературы и искусства, принадлежат:
Право авторства – это право признаваться автором произведения (ст. 1265 ГК РФ). Данное право:
 неразрывно связано с личностью автора
 гражданина, творческим трудом которого создано произведение охраняется бессрочно [после смерти
автора произведения охрана права авторства и неприкосновенности произведения осуществляется
наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами; автор вправе в
порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ), указать лицо, на
которое он возлагает охрану права авторства и неприкосновенности произведения]
 возникает в момент создания произведения и прекращается со смертью автора
 является неотчуждаемым и непередаваемым, не переходит по наследству является абсолютным по
своему характеру и обязывает всех лиц без исключения не нарушать его.
Право автора на имя – это право использовать или разрешать использование произведения под
своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно
(ст. 1265 ГК РФ). Право на имя:
 является абсолютным по характеру и обязывает всех лиц без исключения не нарушать его
 неразрывно связано с личностью автора – гражданина, творческим трудом которого создано
произведение
 охраняется бессрочно
 является неотчуждаемым и непередаваемым, не переходит по наследству, иные действия по
отчуждению ничтожны
Право на неприкосновенность произведения – это личное неимущественное право, которое
направлено на защиту произведения от любых изменений и искажений (ст. 1266 ГК РФ). Право на
неприкосновенность произведения предполагает следующее
 данное право неразрывно связано с личностью автора
 охраняется бессрочно
 произведение автора является неотчуждаемым и непередаваемым, не переходит по наследству, иные
действия по отчуждению ничтожны
Право на обнародование своего произведения – это право осуществлять действие или давать
согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для
всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения,
сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом (ст. 1268 ГК РФ):
 Право на обнародование первоначально связано с личностью автора, который вправе принять
решение об обнародовании произведения (дать согласие). Автор, передавший другому лицу по
договору произведение для использования, считается согласившимся на обнародование этого
произведения
 Не обнародованное при жизни автора право на обнародование своего произведения может быть
обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если
обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в
письменной форме (в завещании, письмах, дневниках, в переписке с издательствами и тому
подобном)
 Данное право является абсолютным по характеру и обязывает всех лиц без исключения не нарушать
его
Иные права — права, которые не  могут быть отнесены ни к исключительному праву, ни к личным
неимущественным правам. Они имеют различную природу и определяются ГК РФ в нормах
об отдельных видах интеллектуальной собственности. Так, в составе авторских прав Кодекс
предусматривает:
а) право на вознаграждение за использование служебного произведения;
б) право на отзыв — право до фактического обнародования произведения отказаться от ранее
приятого решения о его обнародовании;
в) право следования — право на получение от продавца вознаграждения при каждой перепродаже
оригинала произведения изобразительного искусства;
г) право доступа к произведениям изобразительного искусства — право требовать от собственника
оригинала произведения предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение
своего произведения. К иным правам автора относят также право на получение патента.
Иные права автора могут иметь как имущественный (право следования, право на вознаграждение
за использование служебного произведения), так и неимущественный характер (право доступа).

4.Субъекты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной


деятельности.
Часть 4 ГК выделяет автора как первоначального обладателя права на результат интеллектуальной
деятельности, созданный его творческим трудом.
Автору принадлежит личное неимущественное право авторства (право считаться автором), а в
установленных законом случаях – еще и право на имя и иные личные неимущественные права.
Личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав
ничтожен. Авторство и имя автора охраняются бессрочно. Права на результат интеллектуальной
деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство),
принадлежит соавторам совместно.
Таким образом, и автором, и соавтором по российскому законодательству может быть
исключительно физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Кроме автора, субъектами прав интеллектуальной собственности — обладателями прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации — могут быть любые
физические, юридические лица, публично-правовые образования, которые не вносили
творческий вклад в создание результата интеллектуальной деятельности. Таких субъектов прав
интеллектуальной собственности нередко именуют производными правообладателями, косвенно
подчеркивая ключевой характер фигуры автора.
Так, лицо может стать правообладателем в случаях и по основаниям, установленным законом.
Например, права могут перейти к лицу в порядке универсального правопреемства (по наследству, в
результате реорганизации юридического лица) или в результате обращения взыскания на имущество
правообладателя. Также в силу закона правообладателями становятся, в частности, работодатель при
создании служебного объекта права интеллектуальной собственности, такие специальные лица как
преждепользователь, послепользо- ватель, составитель баз данных, публикатор произведения,
перешедшего в общественное достояние, секретоноситель и т. п.

В ГК РФ называются и другие субъекты прав интеллектуальной собственности: организации,


осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами, патентные
поверенные (ст. ст. 1242, 1247 ГК РФ). Эти лица с учетом специфических характеристик
интеллектуальных прав лишь содействуют правообладателям в осуществлении и защите
принадлежащих им прав, поэтому они не относятся к числу субъектов, которым принадлежат
интеллектуальные права.
Данные организации создаются правообладателями и, на основании договора с ними,
осуществляют управление переданными им правами. В этих целях организации, осуществляющие
коллективное управление авторскими и смежными правами, патентные поверенные
заключают с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных им в
управление правообладателями, на условиях простой (неисключительной) лицензии и собирает с
пользователей вознаграждение за использование этих объектов.
В следующих сферах аккредитованная ОКУП может представлять интересы в том числе и тех
правообладателей, с которыми у нее не заключены договоры:
 управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с
текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их
публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции;
 осуществление прав авторов музыкальных произведений (с текстом или без текста),
использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное
исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения;
 управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства, а
также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений;
 осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных
произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях;
 осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, а
также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях;
 осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное
исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в
коммерческих целях.
Во всех перечисленных случаях часть 4 ГК РФ не требует получения согласия правообладателя на
использование соответствующих объектов, но сохраняет за правообладателем право на получение
вознаграждения. Аккредитованные ОКУП также осуществляют сбор вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, которое
уплачивается изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей,
используемых для такого воспроизведения.
Частью 4 ГК РФ на аккредитованную ОКУП возложена обязанность разыскивать правообладателей
объектов, за предоставление лицензий на которые ОКУП получено вознаграждение, и распределять
вознаграждение между ними.
Правообладатель, не желающий, чтобы его правами управляла ОКУП (в том числе
аккредитованная), вправе уведомить об этом соответствующую ОКУП, после чего та утрачивает
право на управление данными правами.
Аккредитация ОКУП осуществляется Министерством культуры РФ, которое публикует
информацию об аккредитованных организациях на своем сайте.
В отдельных предусмотренных законом случаях в отношениях в сфере интеллектуальной
собственности непосредственно участвуют органы государственной власти. Основные функции в
«производственно-технологической» части данной сферы в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 21 марта 2012 г. осуществляются Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатент). Также в названных отношениях участвует ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности».

5. Общая характеристика средств индивидуализации. Основания предоставления


им правовой охраны.
Правовой режим средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
регулируется гл. 76 ГК РФ. Основная цель гражданско-правовой индивидуализации — обособление
юридического лица среди субъектов гражданских правоотношений.
Средства индивидуализации — определенные условные обозначения (словесные, изобразительные,
объемные, звуковые, комбинированные и другие обозначения, знаки, символы), при помощи которых
юридическое лицо выделяется среди массы остальных ему подобных. В зарубежной правовой
доктрине такие объекты интеллектуальных прав называются «маркетинговые активы» (marketing
assets). Они выступают в качестве символов для конкретных характеристик бизнеса. В объективном
смысле право на средства индивидуализации представляет собой упорядоченную совокупность норм,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением правовой охраны,
использованием приравненных к результатам интеллектуальной деятельности обозначений,
индивидуализирующих юридические лица, производимую участниками гражданского оборота
продукцию, выполняемые работы или оказываемые услуги, а также одно или несколько
предприятий; передачей и защитой прав на такие объекты.
Правовая охрана средствам индивидуализации согласно статье 1232 ГК  предоставляется на основе
их государственной регистрации, которую осуществляет Роспатент. Для каждого средства
индивидуализации устанавливается особый правовой режим охраны, между собой эти режимы
значительно различаются, особенно по таким критериям, как субъектный состав правообладателей,
формальные условия, необходимые для возникновения исключительного права, срок действия и
оборотоспособность исключительного права.
1. Понятие «товарный знак» раскрыто в пункте 1 статьи 1477 ГК. Согласно данной правовой
норме товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей. Знаком обслуживания согласно пункту 2 статьи 1477 ГК
является обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо
индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Примеры: «КАМАЗ»,
«Известия», «Вдова Клико», форма бутылки «Кока-Кола» и т.п..
Государственная регистрация товарного знака осуществляется Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в порядке, установленном ст
1503 и 1505 ГК. Для признания факта регистрации товарного знака он должен быть внесен в
Государственный реестр. Регистрация товарного знака является основанием для выдачи обладателю
исключительного права охранного документа – свидетельства на товарный знак, удостоверяющего
приоритет товарного знака и исключительное право в отношении товаров и/или услуг указанных в
свидетельстве (ст. 1481 ГК).
2. Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана,
является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или
сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение,
производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами (п. 1 ст. 1516 ГК РФ). Свидетельство об исключительном праве на НМПТ действует в
течение десяти лет со дня подачи заявки на НМПТ в Роспатент (ст. 1531 ГК). Срок действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара может быть
продлен по заявлению обладателя свидетельства.
3. Фирменное наименование – наименование, под которым в гражданском обороте выступает
юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией (п. 1 ст. 1473 ГК РФ). Получает
правовую охрану на территории РФ только при условии государственной регистрации, то есть
включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации
юридического лица (ст. 1475 ГК РФ). Исключительное право прекращается в момент исключения из
ЕГРЮЛ. Обладатель исключительного права на фирменное наименование может использовать
фирменное наименование любым не противоречащим закону способом, в том числе на товарах или
их упаковках, в объявлениях и рекламе и т.п. Должно содержать указание на организационно-
правовую форму юридического лица и собственное наименование, которое не может состоять только
из слов, обозначающих род деятельности.
4. Коммерческое обозначение – это обозначение, которое используется для индивидуализации
принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, а также
индивидуальным предпринимателям принадлежащих им торговых, промышленных и других
предприятий (ст. 1538 ГК РФ). Срок действия исключительного права зависит от срока деятельности
предприятия, которое данное обозначение индивидуализирует. Исключительное право на
коммерческое обозначение прекращается:
 в связи с прекращением деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя,
которые используют данное коммерческое обозначение в своей деятельности
 если правообладатель не использует его непрерывно в течение года
 по решению суда, если будет доказано, что коммерческое обозначение тождественно другому
коммерческому обозначению или иному средству индивидуализации и тем самым нарушает чужие
исключительные права.

В законодательном порядке не определены основания его возникновения, а именно, вопрос об


условиях и моменте возникновения исключительного права на данный объект, что является одним из
наиболее спорных вопросов, возникающих при определении правового режима коммерческих
обозначений. В отличие от фирменного наименования и товарного знака, коммерческое обозначение
не подлежит ни включению в учредительные документы юридического лица и единый реестр
юридических лиц, ни регистрации в патентном ведомстве. Иными словами, исключительное право
возникает в явочном порядке.

Можно выделить три точки зрения по возникновению исключительного права на коммерческое


обозначение:

- регистрация ( при условии дальнейшей возможности ее осуществления);

- первое фактическое использование. Доказательством возникновения могут служить различного


рода рекламные материалы, платежные поручения, образцы упаковки товаров с включенным
коммерческим обозначением и т.д.;

- общеизвестность, т.е. широкая распространенность открытого использования.

Вышеописанная ситуация очевидно свидетельствует о наличии ряда спорных вопросов в отношении


коммерческого обозначения.

6.Субъекты исключительных прав на средства индивидуализации.


Право на средство индивидуализации — исключительное право. Это единственное право из
числа интеллектуальных прав, которое закрепляется на средство индивидуализации.
В зависимости от предмета индивидуализации Гражданский кодекс различает четыре средства
индивидуализации (перечень закрытый):
1) товарный знак;
2) наименование места происхождения товара;
3) фирменное наименование ;
4) коммерческое обозначение.
Обладателем (субъектом) исключительного права на товарный знак может быть юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель.
Среди субъектов прав на товарные знаки законодатель выделяет две их категории:
 юридических лиц (коммерческие/некоммерческие). Обладателем исключительного права на
товарный знак может быть любое юридическое лицо, в том числе и некоммерческая организация, не
имеющая возможности для занятия деятельностью, приносящей прибыль, но производящая какие-
либо товары, выполняющая работы или оказывающая услуги.
 индивидуальных предпринимателей. Физические лица могут быть обладателями
исключительного права на товарный знак при условии их регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей. В случае прекращения предпринимательской деятельности физического лица -
обладателя права на товарный знак правовая охрана такого товарного знака прекращается на
основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
 Субъектами прав на товарный знак могут быть объединения лиц. Такая возможность
допускается благодаря легализации коллективных обозначений, предназначенных для
индивидуализации товаров, производимых и (или) реализуемых участниками объединения и
обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Эти коллективные
обозначения известны под именем коллективных знаков.
Наименование места происхождения товара. Географическое указание может быть
зарегистрировано одним либо несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими
лицами, а также ассоциацией (союзом) или иным объединением лиц, создание и деятельность
которого не противоречат законодательству страны происхождения товара.
Право на его использование может получить любое лицо, отвечающее определенным
требованиям, причем такое право не будет носить монопольный характер, т.е. в случае получения
одним лицом свидетельства на определенное наименование места происхождения товара на то же
наименование может претендовать и другое лицо.
Следовательно, субъектами права на наименование места происхождения являются физические и
юридические лица. При этом право пользования наименованием места происхождения товара
получают лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в конкретном географическом
объекте, при условии, что особые свойства производимых ими товаров обусловливаются
природными условиями или людскими факторами данного географического объекта.
Особенностью положений, касающихся субъектов права на наименование места происхождения
товара, является возможность получения правовой охраны на основе одной заявки одновременно
несколькими юридическими и физическими лицами. Право пользования этим же наименованием
места происхождения товара может быть предоставлено любому другому юридическому или
физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар,
обладающий такими же основными свойствами. Для этого такое лицо должно подать заявку на
получение свидетельства на уже зарегистрированное или ранее заявленное наименование места
происхождения товара.
Субъектом права на фирменное наименование согласно ст. 54 ГК РФ являются юридические
лица, осуществляющие коммерческую деятельность.
Фирменным наименованием могут обладать только юридические лица, а средством
индивидуализации индивидуального предпринимателя будут являться его фамилия, имя и отчество.
Анализ статей ГК РФ позволяет отнести к субъектам права на фирменные наименования
следующие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями:
– полное товарищество;
– товарищество на вере;
– общество с ограниченной ответственностью;
– общество с дополнительной ответственностью;
– акционерное общество;
– производственный кооператив;
– государственное и муниципальное унитарное предприятие.
Коммерческим обозначением могут обладать юридические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, в том числе некоммерческие организации, которым право на
осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными
документами. Индивидуальные предприниматели также могут использовать для индивидуализации
принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения.
Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации
одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут
одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.
Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения
в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не
противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том
числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое
обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление
правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах
определенной территории.
7.Исключительное право. Общая характеристика. Соотношение
исключительного права и права на вознаграждение.
Действующее российской законодательство в сфере интеллектуальной собственности построено на
единой юридической конструкции, основанной на признании законом субъективного
гражданского исключительного права на охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации как особого типа гражданских прав.
Исключительное право – это право использовать объект интеллектуальной собственности и
распоряжаться им в установленных законом пределах.
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе
использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1229 ГК РФ).
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Специфика исключительного права определяется нематериальным характером объекта, в отношении
которого это право возникает. Результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, которым законом предоставляется охрана, выражены в объективной форме, в
частности, в материальном носителе (вещи), но носят самостоятельный характер. Даже в тех случаях,
когда материальный носитель и выраженное в нем произведение неразрывны (например, скульптура
или картина), собственник соответствующей вещи и автор произведения обладают
самостоятельными правами на эти объекты (ст. 1227, 1291—1293 ГК РФ).
Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации вследствие их
нематериального характера не могут участвовать в гражданском обороте (отчуждаться или иными
способами переходить от одного лица к другому). Вместо них в гражданском обороте участвуют
исключительные права, возникающие в отношении этих объектов (п. 4 ст. 129 ГК РФ).
Исключительное право направлено на защиту имущественных интересов автора или иного
правообладателя. В большинстве правопорядков оно именуется в законодательстве имущественным
или экономическим правом, что подчеркивает его первоначальную, основополагающую цель —
обеспечение получения правообладателем дохода от использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации.
з формулировок закона видно, что исключительное право является абсолютным правом, так как оно
возникает у правообладателя независимо от воли третьих лиц и этому праву корреспондирует
обязанность всех окружающих воздерживаться от действий, способных его нарушить или
воспрепятствовать его осуществлению правообладателем.
В состав содержания исключительного права входит также возможность правообладателя
распоряжаться своим исключительным правом, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом.
Это выражается в том, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации (абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Разрешая использование, он либо предоставляет лицу
право использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) в
установленных договором пределах, либо отчуждает ему свое исключительное право в полном
объеме (ст. 1233 ГК РФ).
Возможность запрещать использование реализуется обычно в конкретных случаях как реакция на
нарушения. В то же время закон одновременно устанавливает, что само по себе отсутствие запрета
не считается согласием (разрешением) правообладателя на использование соответствующего
объекта. Это свидетельствует о существовании общего запрета в отношении использования,
обращенного ко всем третьим лицам. Поскольку такой запрет действует во всех случаях, включая
ситуации, когда разрешение на использование правообладателем не может быть дано по причине
отсутствия у него в силу закона возможности распоряжаться исключительным правом, этот запрет
носит универсальный характер и свидетельствует об устанавливаемой
законом монополии обладателя исключительного права на использование соответствующего
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Таким образом, исключительное право — это абсолютное по своему характеру субъективное
гражданское имущественное право на нематериальные объекты (результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации).
В составе исключительного права можно выделить два элемента, которые часто рассматриваются
как два субъективных права: 
 право использования
 и право распоряжения.
Право использования принадлежит правообладателю во всех случаях, закон не предусматривает
каких-либо исключений, в которых право использования не возникает у первоначальных
правообладателей на тот или иной вид результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации.
Право распоряжения направлено не на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, а на само исключительное право. Оно обеспечивает введение этого права в
гражданский оборот. По существу, оно представляет собой механизм, при помощи которого
разрешение на использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации предоставляется правообладателем другому лицу. Возможность распоряжаться
исключительным правом у правообладателя в ряде случаев отсутствует или ограничена в
соответствии с законом, что не лишает его возможности реализовывать свое исключительное право,
самостоятельно осуществляя право использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации.
Соотношение.На практике получили распространение разные варианты использования понятия
«право на вознаграждение».
Во-первых, в ряде случаев Закон предусматривает возможность использования произведений без
получения согласия от правообладателей, без заключения договоров с ними, однако с выплатой для
них вознаграждения. В таких случаях часто говорят о наличии у правообладателей особого права на
вознаграждение (или права на дополнительное вознаграждение, справедливое вознаграждение,
«компенсационное вознаграждение» и т. п.). При этом право на вознаграждение как бы
противопоставляется исключительным правам, поскольку подразумевается, что у правообладателей в
таких случаях остается возможность получить вознаграждение за использование, но отсутствует
возможность запретить его.
Во-вторых, право на вознаграждение входит как элемент в каждое из предоставляемых Законом
исключительных прав, поскольку автор или его правопреемники могут получать доходы от выдачи
разрешений на использование произведений и от передачи прав на такое использование.
В-третьих, иногда понятие «право на вознаграждение» используют для обозначения всех
возможностей получения дохода от использования произведения, в том числе за счет как реализации
исключительных прав, так и получения дополнительного вознаграждения.

8.Пределы исключительного права. Порядок осуществления исключительного


права, принадлежащего нескольким лицам.
Пределы осуществления исключительного права представляют собой правовой инструмент
(институт), ограничивающий выбор правообладателем конкретных правореализационных практик
(действий), противоречащих институциональному назначению (функциям) исключительного права.
Они обращены против конкретных действий правообладателя по реализации субъективного права.
При решении вопроса о применении указанных пределов учитывается конкретный конфликт
интересов, возникший в отношении объекта интеллектуальных прав, обусловленный особенностями
таких объектов и деструктивным с позиции целей инновационного и культурного развития
поведением правообладателя. Как правило, такой конфликт связан с тем, что иные лица стремятся
получить доступ к использованию результата интеллектуальной деятельности, а правообладатель
отказывает. Он может возникнуть на различных стадиях: при отказе правообладателя от заключения
лицензионного соглашения на разумных условиях; при предъявлении им иска о запрете ответчику
использовать объект интеллектуальных прав.
Пределы исключительных прав установлены ст. 10 и 1362 ГК РФ (принудительная лицензия). При
отказе в защите исключительного права или выдаче принудительной лицензии расширяется число
лиц, правомерно использующих объект интеллектуальной собственности. Между тем это происходит
в отношении конкретного субъекта, с которым и был актуализирован конфликт интересов. При этом
такой субъект получает доступ к тем способам использования объекта, которые входят в объем
исключительного права.
Доказана необходимость выделения двух уровней указанных пределов, первый из которых образует
общий запрет недобросовестного осуществления субъективных прав, т.е. злоупотребления правом, а
второй представляет собой специальные стандарты оценки и сопоставления поведения сторон
(участников) с позиции функций исключительных прав и целей инновационного развития.
Осуществление и защита прав на средства индивидуализации должно ограничиваться лишь
пределами первого уровня. В расширении числа субъектов использующих такие обозначения (в
границах исключительного права) помимо воли правообладателя отсутствуют какие – либо
правомерные частные и общественные интересы. Наименования мест происхождения товаров и
географические указания могут использовать одновременно несколько лиц. Но, заинтересованные в
доступе к таким объектам субъекты, не зависят от правообладателя, его решения предоставить
доступ или отказать.
особенности осуществления исключительного права, принадлежащего совместно нескольким
лицам.
Во-первых, по общему правилу использование объекта исключительного права при совместном
правообладании допускается каждым правообладателем по своему усмотрению (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).
Совместное решение всех вопросов, связанных с использованием объекта, установлено только для
соавторов произведения (п. 2 ст. 1258 ГК РФ) и соисполнителей (п. 2 ст. 1314 ГК РФ), что можно
объяснить особой связью объекта с личностью его создателя. При этом установлено очень важное
положение: соавтор (соисполнитель) не вправе без достаточных оснований запретить использование
объекта, если такой объект составляет неразрывное целое.
Во-вторых, распоряжение исключительным правом при совместном правообладании
осуществляется только по согласию всех правообладателей и не может предусматривать иного
порядка в силу их соглашения. Особые правила по осуществлению правомочия распоряжения
установлены для исключительных авторских и патентных прав, принадлежащих; совместно автору;
(иному исполнителю государственного контракта) и государству (муниципальному образованию):
публичное образование вправе по своему усмотрению предоставлять безвозмездную
неисключительную лицензию на использование произведения для государственных
(муниципальных) нужд (п. 4 ст. 1298, п. 5 ст. 1373 ГК РФ).
Заключение распорядительной сделки в нарушении установленного порядка влечет ее
недействительность на основании ст. 168 ГК РФ (в силу отсутствия специальной нормы о
недействительности таких сделок).
В-третьих, доходы от использования объекта распределяются по общему правилу поровну между
правообладателями.;
В-четвертых, защита исключительного права при совместном правообладании осуществляется
правообладателями совместно. Правило, согласно которому каждый из правообладателей может
самостоятельно осуществлять защиту исключительного права, установлено для соавторов
произведений, коллектива исполнителей, авторов изобретения, полезной модели, промышленного
образца, селекционного достижения (п. 4 ст. 1258, п. 4 ст. 1314, п. 4 ст. 1411 ГК РФ).
В-пятых, взаимоотношения между правообладателями основываются на соглашении между ними.
Соглашением допускается определить порядок использования объекта, распределения доходов от
использования объекта. Представляется, что правообладатели могут решить и другие вопросы
совместного правообладания, не урегулированные законом, например, вопрос об уплате патентных
пошлин.
Таким образом, законом определены основные правила формирования воли на осуществление
исключительных прав, принадлежащих нескольким лицам.

9.Исключительное право на сложный объект.


Лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения,
театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы данных), приобретает
право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении
исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями
исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности (ГК 1240).
В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право
использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого
для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об
отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Лицензионный договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта, заключается на весь срок и в отношении всей территории
действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное.

При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта за


автором такого результата сохраняются право авторства и другие личные неимущественные права на
такой результат.
При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта лицо,
организовавшее создание этого объекта, вправе указывать свое имя или наименование либо
требовать такого указания.
Первоначальное исключительное право на "сложный объект" возникает, как известно, у авторов
(ст. 1228 ГК РФ). На "сложный объект" существует двухуровневое авторство. Так, авторами
аудиовизуального произведения (кинофильма) в целом являются режиссер-постановщик, автор
сценария и композитор. Помимо того, существует авторство произведения, вошедшего составной
частью в аудиовизуальное произведение (авторство произведения, положенного в основу сценария,
авторство оператора-постановщика, художника-постановщика и др.) (ст. 1263 ГК РФ), не говоря уж
об авторстве актеров-исполнителей (ст. 1315 ГК РФ).
У авторов "сложного объекта" и авторов отдельных результатов интеллектуальной деятельности,
из каковых результатов в совокупности состоит "сложный объект", после отчуждения своего
исключительного права одному лицу сохраняются только личные неимущественные права на
результат (иногда - право на получение вознаграждения). Таким образом, художник-мультипликатор,
создавший культовый персонаж, уже не сможет самостоятельно передавать право использования
своего произведения третьим лицам.

10.Произведение как объект авторских прав. Виды произведений.


Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения (ст. 1259 ГК):

 литературные произведения;
 драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
 хореографические произведения и пантомимы;
 музыкальные произведения с текстом или без текста;
 аудиовизуальные произведения;
 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного искусства;
 произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов,
чертежей, изображений и макетов;
 фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
 географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к
другим наукам;
 другие произведения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как
литературные произведения.

Охраняемые авторским правом произведения именуются "оригинальными". Это означает


уникальность результата, его принципиальную неповторимость при параллельном творчестве разных
лиц.
Произведение будет рассматриваться в качестве творчески нового и в том случае, если по-новому
выражены замысел и художественные образы. что имеет место при переработке повествовательного
произведения в драматическое и наоборот. Наконец, новым произведение будет и в том случае, если
используется чужое опубликованное произведение для создания нового творчески самостоятельного
произведения.
Каждое произведение обладает определенными достоинствами и назначением.
Достоинства произведения - это различные положительные характеристики, относящиеся к форме
или содержанию произведения: актуальность темы, научная глубина и достоверность,
художественное мастерство.
Назначение произведения - это предполагаемый или фактический метод его использования либо
сфера его использования. Назначение произведения определяется автором или иным
правообладателем.
Авторское право в одинаковой степени охраняет любые произведения, независимо от достоинств и
назначения.
Виды произведений
1. Литературные произведения. Формой выражения литературных произведений является язык
(слова, фразы, их сочетания), а также сочетания букв и отдельных цифр и символов. Математические
и химические формулы также относятся к литературным произведениям.
Программы для ЭВМ также включены в число литературных произведений. Нотные знаки,
изображенные на бумаге и т.п., также включаются в число литературных произведений.
2. Драматические, литературно-драматические и сценарные произведения хореографического
произведения или пантомимы. Формой их выражения является сценическое воплощение. В таком
виде они публично исполняются или выпускаются в эфир. Они могут воплощаться и в
аудиовизуальное произведение.
3.Музыкальное произведение (с текстом или без текста).  Может существовать как в форме
литературного произведения, так и в форме звукозаписи или "живого" исполнения.
4. Аудиовизуальные произведения. Аудиовизуальным произведением является произведение,
состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или
без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения
звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные
произведения включают кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные
средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные
произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации.
4.Произведения изобразительного искусства. Всегда воспринимаются зрительно. Они могут быть
выражены в оригинале и в копиях, в том числе в фотокопиях. Способ исполнения и материал не
имеют значения при решении вопроса об отнесении произведения к категории изобразительного
искусства. Произведения живописи - это плоскостные, или - в основном - плоскостные (двухмерные)
произведения; произведения скульптуры - объемные произведения.
5. Фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии;
6.Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. Формой
выражения этих произведений является их выражение практическое в материальном объекте (здание,
город, парк и т.п.).
6. Географические, геологические и другие подобные карты;
7. Программы для ЭВМ. При этом программой для ЭВМ является представленная в объективной
форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные
материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения. Они могут быть выражены в человекочитаемой или машиночитаемой
форме.
8.Производные и составные произведения.
1). Производные. Эти произведения являются особыми потому, что часть их формы заимствована из
других произведений, обычно принадлежащих другому лицу. Таким образом, эти произведения не
являются полностью оригинальными; они созданы с использованием других,  оригинальных
произведений.
Производное произведение создается либо путем перевода первоначального произведения на другой
язык, в результате чего создается перевод, либо путем иной переделки первоначального
произведения - обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки. Создание любого
производного произведения - творческий процесс; в результате его возникает авторское право
переводчика, обработчика, экранизатора, аранжировщика, инсценировщика.
Характерная черта производного произведения - сохранение в нем некоторых элементов формы
первоначального произведения.
2). Составные. Составительство является творческим процессом; творчество при этом выражается в
подборе (отборе) и (или) расположении материалов. У составителя возникает авторское право на
составное произведение (сборник и т.п.).
В результате составительства всегда создается сложное, составное произведение. Оно состоит из
отдельных материалов (частей). Сами по себе эти материалы могут либо быть объектами авторского
права, либо могут не являться такими объектами (нормативные акты, судебные решения и т.п.). В
случае если эти материалы охраняются авторским правом, авторские права составителя этих прав не
затрагивают. Энциклопедии, энциклопедические словари и сборники и т.п.
Разновидностью составного произведения является, база данных, которая отличается от иных
составных произведений тем, что материалы, содержащиеся в ней, систематизированы таким
образом, чтобы они могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.
Авторское право на перевод, производное и составное произведение не препятствуют другим лицам
делать свой перевод или по-своему переработать то же первоначальное произведение, либо включить
те же материалы, которые были включены в сборник, в иной сборник, где эти материалы будут иначе
подобраны или иначе расположены.
9. Обнародованные, и необнародованные произведения,
Выражение произведения в объективной форме может не совпадать с обнародованием произведения:
произведение, выраженное в объективной форме, может оставаться необнародованным.
Исключение, однако, составляют произведения, выраженные в устной форме. Такие произведения
должны быть не просто произнесены или исполнены; эти действия должны быть совершены
публично.
11.Личные неимущественные права на произведение (виды, содержание каждого
вида)
Личными неимущественными правами могут обладать только авторы произведений. Данные права
принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним даже в случае
уступки исключительных прав на использование произведения.
Автор в отношении своего произведения обладает такими правами, как (ГК 1255):
1. право авторства;
2. право на имя;
3. Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений
4. право на обнародование произведения, включая право на отзыв;
5. право на защиту своей репутации.
Органичность связи неимущественных прав с личностью создателя произведения проявляется, в
частности, и в том, что право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора не
переходят по наследству.
Важнейшим личным неимущественным правом является право авторства (ГК 1265), т.е.
основанная на факте создания произведения возможность лица признаваться его автором,
создателем.
Право на имя (ГК 1265) заключается в возможности автора использовать или разрешать
использовать произведение под своим подлинным именем, псевдонимом либо без обозначения
имени (анонимно). Право любого гражданина приобретать и осуществлять права и обязанности под
своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, закреплено в абз. 1 п. 1
ст. 19 ГК.
Там же сказано, что в случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может
использовать псевдоним, т.е. вымышленное имя.
Гражданский кодекс не упоминает о возможности анонимного приобретения и осуществления
гражданских прав и обязанностей. Однако из этого не следует, что положения об анонимном
использовании произведений противоречат ГК и не должны применяться. Дело в том, что анонимное
произведение воспринимается публикой. Автор же по-прежнему приобретает права и обязанности
под своим подлинным именем, но через своего представителя, каковым является издатель.
При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом  издатель при отсутствии
доказательств иного считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права
автора и обеспечивать их осуществление. Данное положение действует до тех пор, пока автор
произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.
Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений (ГК
1266). Не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и
дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на
неприкосновенность произведения).
При использовании произведения после смерти автора лицо, обладающее исключительным
правом на произведение, вправе разрешить внесение в произведение изменений, сокращений или
дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность
восприятия произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в
завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме.
Извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство или
деловую репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия, дают автору право
требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации
Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти
автора (ГК 1267). Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются
бессрочно. Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания,
указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности
произведения после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.
При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от исполнения
соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и
неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и
другими заинтересованными лицами.
Право на обнародование (ГК 1268) состоит в возможности автора самому обнародовать или
разрешить обнародовать произведение в любой форме. Никто, кроме автора, не вправе осуществлять
или разрешать осуществление действий, которые впервые делают произведение доступным для
всеобщего сведения. Обнародование произведения, в зависимости от его объективной формы и
желания автора, может осуществляться путем его опубликования, публичного показа, публичного
исполнения, передачи в эфир или иным способом.
Право на обнародование не абсолютно. Оно предполагает возможность отказа автора от ранее
принятого решения об обнародовании произведения. Подобный отказ именуется правом на отзыв.
Реализация автором своего права на отзыв может нанести ущерб интересам пользователя
произведения. Поэтому осуществление права на отзыв допускается лишь при условии возмещения
пользователю всех причиненных решением автора убытков, включая упущенную выгоду.
Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При
этом он вправе изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения.
Право на отзыв не применяется лишь в отношении служебных произведений.
Право на защиту репутации автора (ГК 1266) означает возможность защиты произведения от
всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству
создателя произведения. Закон устанавливает максимально широкие границы данного права.
Ограждаются права автора на неприкосновенность не только содержания, но и названия
произведения. В соответствии с законом никто, кроме автора, не вправе вносить в произведение
изменения и дополнения, снабжать его иллюстрациями, примечаниями, предисловием и
послесловием, разрешать перевод, переделку, аранжировку или другую переработку произведения.
Редакторская и иная правка допускается только с согласия автора. То есть "всякое искажение"
произведения - это всегда одна из форм посягательства на него. Автор вправе протестовать против
него независимо от связи искажений с его честью и достоинством. Напротив, иное посягательство
недопустимо, лишь если оно наносит ущерб чести и достоинству автора.
Право на защиту репутации автора произведения не переходит по наследству. Однако у наследников
есть право осуществлять защиту этого права (наравне с правом авторства и правом на имя).
Естественно, защита от посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора,
осуществляется как самим автором, так и его наследниками по правилам ст. 152 ГК о защите чести,
достоинства и деловой репутации.

12.Исключительное право на произведение (содержание, объем, пределы,


ограничения). Порядок осуществления исключительных прав на производное и
составное произведения.
Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное
право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом
(исключительное право на произведение ГК 1270). Использованием произведения независимо от
того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели,
считается, в частности:

1. воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра


произведения или его части в любой материальной форме. При этом запись произведения на
электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме
случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть
технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или
правомерное доведение произведения до всеобщего сведения;
2. распространение произведения путём продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров;
3. публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра
произведения непосредственно либо на экране с помощью плёнки, диапозитива, телевизионного
кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального
произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических
средств в месте, открытом для свободного посещения;
4. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
5. прокат оригинала или экземпляра произведения;
6. публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом
исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а
также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в
месте, открытом для свободного посещения;
7. сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ
или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путём ретрансляции), за исключением
сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого
произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от
его фактического восприятия публикой;
8. сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или
телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том
числе путём ретрансляции);
9. перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения
понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки,
инсценировки и тому подобного);
10. практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-
паркового проекта;
11. доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения).
Пределы исключительного права устанавливаются посредством:
а) закрепления в законе срока существования (действия) исключительного права;
б) закрепления в законе случаев исчерпания исключительного права на произведение.
Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет,
считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Исключительное право на произведение,
созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и
семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти.
Ситуация меняется, когда произведение обнародовано под псевдонимом, поскольку в этом случае
мы не можем определить личность автора и, как следствие узнать момент его смерти. Учитывая это,
закон устанавливает, что срок в 70 лет исчисляется с 1 января года, следующего за годом, когда такое
произведение было правомерно обнародовано. При этом автору предоставляется льгота в части
возможности раскрытия своей личности. В таком случае в отношении срока действия
исключительного права будет применяться общее правило. 
Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует в течение
семидесяти лет после обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его
обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после
смерти автора.
После прекращения действия исключительного права произведение науки, литературы или
искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние.
Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым
лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом
охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.
Исчерпание исключительного права. Статья 1272 ГК РФ представляет собой один из наиболее
серьезных ограничителей исключительного права. Если оригинал или экземпляры произведения
правомерно введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи
или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения
допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения
Для уяснения того, что подпадает под понятие "дальнейшее распространение", необходимо
обратиться к п. 2 ст. 1270 ГК РФ, который в качестве одного из правомочий, составляющих
исключительное право, называет "распространение произведения путем продажи или иного
отчуждения его оригинала или экземпляров". Таким образом, под распространением должно
пониматься только отчуждение оригинала либо экземпляров произведения.
институт исчерпания прав - один из наиболее важных ограничителей исключительных прав,
проявляющий себя постоянно и в массовом количестве. Наличие указанного института обеспечивает
возможность свободного "вращения" в гражданском обороте материальных носителей, в которых
нашли свое отражение произведения. При этом в данном случае защищены и интересы
правообладателя, поскольку указанное правило, как уже отмечалось, действует только в том случае,
если сами экземпляры произведения введены в гражданский оборот правомерно (т.е. с согласия
правообладателя).
Таким образом, необходимо сделать следующие выводы. Срок действия исключительного права на
произведение определяет временные пределы существования данного права, случаи исчерпания
прав, устанавливая пределы для объема правомочий, тем самым определяют некоторый предел
содержания исключительного права на произведение. Эти пределы законодательно установлены и
существуют вне зависимости от воли правообладателя.
Производные произведения — произведения, представляющие собой переработку другого
произведения. Такая переработка допускается только с согласия автора (соавторов) оригинального
произведения. Автору производного произведения (перевода, обработки, экранизации, аранжировки,
инсценировки и другого подобного произведения) принадлежат авторские права на переработку
оригинального произведения (п. 1 ст. 1260 ГК РФ).

Самостоятельные авторские права на производные произведения возникают у авторов (ст. 1260 ГК


РФ)
 перевода произведения на другой язык
 музыкальной аранжировки произведения
 кинопостановки произведения (экранизация)
 постановки произведения на сцене (инсценировка)
 художественной обработки рефератов, обзоров, резюме
 иных видов переработки
Составные произведения — произведения, представляющие собой по подбору или расположению
материалов результат творческого труда. Данные произведения охраняются авторским правом
независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, которые они включают.
Автору составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, атласа
или другого подобного произведения) принадлежат авторские права на осуществленные им подбор
или расположение материалов (на составительство) (п. 2 ст. 1260 ГК РФ).

Авторские права на производные и составные произведения (п. 4–7 ст. 1260 ГК РФ)

 Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения
охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов
произведений, на которых основано производное или составное произведение
 Авторские права на перевод, сборник, иное производное или составное произведение не препятствуют другим
лицам переводить либо перерабатывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои составные
произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов
 Автор произведения, помещенного в сборнике или в ином составном произведении, вправе использовать свое
произведение независимо от составного произведения, если иное не предусмотрено договором с создателем
составного произведения
 Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников
научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий принадлежит право использования таких
изданий. Издатель вправе при любом использовании такого издания указывать свое наименование или
требовать его указания

13.Исполнение как объект смежных прав. Личные неимущественные права на


исполнение.
Исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творческим трудом которого создано
исполнение, - артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет
роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в
исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного,
циркового или кукольного номера), а также дирижер, режиссер-постановщик спектакля (лицо,
осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-
зрелищного представления) (ГК 1313).
Исполнение – это представление различных произведений посредством игры роли, танца, чтения,
декламации, игры на музыкальном инструменте.
Получает правовую охрану в качестве объекта смежных прав, если оно выражено в форме,
допускающей воспроизведение и распространение с помощью технических средств.
Совместное исполнение – это исполнение произведения принимавшими участие в его создании
членами коллектива исполнителей (ст. 1314 ГК РФ).
Членами коллектива исполнителей могут являться:
 актеры, занятые в спектакле либо балете, цирковой группе
 оркестранты
 вокалисты ансамблей, групп, хористы и др.
Смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно принимавшим участие в его
создании членам коллектива исполнителей.

Личные неимущественные права на исполнение

Право авторства — право признаваться автором исполнения. Право авторства исполнителя


составляет легальная, т.е. основанная на законе возможность признаваться автором (создателем)
исполнения.
Право па имя  — право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах фонограммы и в
иных случаях использования исполнения, а в случае, предусмотренном п. 1 ст. 1314 ГК РФ, право на
указание наименования коллектива исполнителей, кроме случаев, когда характер использования
произведения исключает возможность указания имени исполнителя или наименования коллектива
исполнителей.
Право на неприкосновенность исполнения — право на защиту исполнения от всякого искажения,
т.е. от внесения в запись, в сообщение в эфир или но кабелю изменений, приводящих к извращению
смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения (ГК 1315).

Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых произведений.


Права исполнителя признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на
исполняемое произведение.

14.Исключительное право на исполнение (содержание, объем, пределы,


ограничения, порядок осуществления).
Исполнителю принадлежит исключительное право использовать исполнение любым не
противоречащим закону. Исполнитель может распоряжаться исключительным правом на
исполнение. (ГК 1317).
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его
отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или
предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный
договор).
Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к
лицензиату.
в ст. 1317 ГК РФ устанавливается, что исполнителю принадлежит исключительное право
использовать исполнение любым не противоречащим закону способом, и приводится
неисчерпывающий (незамкнутый) перечень способов такого использования, который включает:
1) сообщение в эфир, включая сообщение исполнения для всеобщего сведения посредством его
передачи по радио или телевидению, в том числе путем ретрансляции и в случаях спутникового
вещания;
2) сообщение по кабелю, т. е. сообщение исполнения для всеобщего сведения посредством его
передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или
аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции);
3) запись исполнения, т. е. фиксацию звуков и (или) изображения или их отображений с помощью
технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их
неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение;
4) воспроизведение записи исполнения, т. е. изготовление одного и более экземпляров фонограммы
либо ее части;
5) распространение записи исполнения путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или
экземпляров, представляющих собой копии такой записи на любом материальном носителе;
6) сообщение в эфир и сообщение по кабелю записи исполнения;
7) доведение записи исполнения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к записи исполнения из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения);
8) публичное исполнение записи исполнения;
9) прокат оригинала или экземпляров записи исполнения
10) публичное исполнение постановки спектакля, то есть представление постановки в живом
исполнении или с помощью технических средств, в месте, открытом для свободного посещения, или
в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи,
независимо от того, воспринимается исполнение постановки спектакля в месте ее представления или
в другом месте одновременно с представлением постановки.
Исключительное право на исполнение не распространяется на воспроизведение, сообщение в эфир
или по кабелю и публичное исполнение записи исполнения в случаях, когда такая запись была
произведена с согласия исполнителя, а ее воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю либо
публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для которых было получено согласие
исполнителя при записи исполнения.
В отношении исполнений гораздо шире применяются презумпции о переходе прав на них. Так, п. 4
ст. 1317 ГК РФ устанавливает презумпцию согласия исполнителя на использование исполнения в
составе аудиовизуального произведения в случае заключения с ним договора о создании такого
произведения. При этом применению, как представляется, подлежат также правила, установленные
для сложного объекта.
Срок действия исключительного права – это срок, в течение которого исполнитель или его
правопреемники могут использовать произведение:
 Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее
пятидесяти лет считая с 1 января года следующего за годом, в котором осуществлены исполнение,
либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю
 Исполнительное право на совместное исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не
менее пятидесяти лет считая с 1 января года следующего за годом, в котором осуществлены
исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю
 Если исполнитель был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия исключительного
права считается продленным, и пятьдесят лет исчисляются считая с 1 января года следующего за
годом реабилитации исполнителя (п. 2 ст. 1318 ГК РФ).
 Если исполнитель работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок
действия исключительного права продлевается на четыре года (п. 3 ст. 1318 ГК РФ)
 После прекращения действия исключительного права исполнение переходит в общественное
достояние.
 К наследникам исполнителя исключительное право на исполнение переходит в пределах оставшейся
части сроков, указанных в п. 1–3 ст. 1318 ГК РФ
В соответствии с положениями ст. 1321 ГК РФ права на исполнение (постановку) охраняются при
выполнении по крайней мере одного из следующих критериев:
1) исполнитель является гражданином Российской Федерации (критерий гражданства);
2) исполнение имело место на территории Российской Федерации (территориальный критерий);
3) исполнение зафиксировано в фонограмме, охраняемой в Российской Федерации;
4) исполнение включено в передачу организации эфирного или кабельного вещания, охраняемую в
Российской Федерации;
5) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

15.Фонограмма как объект смежных прав. Исключительное право на


фонограмму. Порядок осуществления исключительного права на фонограмму.
Фонограммы – это любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их
отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение (подп. 2 п. 1 ст.
1304 ГК РФ).

При помощи фонограммы могут быть зафиксированы:


 Исполнения
 звуки природы
 другие звуки
Фиксация звуков производится изготовителем фонограммы, которым признается лицо (физическое или
юридическое), взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или других
звуков либо отображений этих звуков (ст. 1322 ГК РФ). При отсутствии доказательств иного
изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого указано обычным
образом на экземпляре фонограммы и (или) его упаковке либо иным образом
Изготовителю фонограммы принадлежат:
1) исключительное право на фонограмму;
2) право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или
наименования;
3) право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании;
4) право на обнародование фонограммы, то есть на осуществление действия, которое впервые
делает фонограмму доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, публичного показа,
публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо иным способом. При этом
опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров фонограммы с
согласия изготовителя в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей
публики.
Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав авторов произведений
и прав исполнителей.
Права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо от наличия и действия
авторских прав и прав исполнителей.
Право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или
наименования и право на защиту фонограммы от искажения действуют и охраняются в течение всей
жизни гражданина либо до прекращения юридического лица, являющегося изготовителем
фонограммы (ГК 1323)

Срок действия права на указание имени (наименования) изготовителя фонограммы определяется:


1) в том случае, если изготовителем фонограммы являлось физическое лицо, соответствующее
право будет действовать в течение всей его жизни;
2) если в роли изготовителя фонограммы выступало юридическое лицо, право на указание его
наименования на фонограмме или ее упаковке будет действовать до прекращения такого
юридического лица.
Исключительное право использовать фонограмму любыми не противоречащими закону
способами и приводится неисчерпывающий (незамкнутый) перечень таких способов использования,
включающий:
1) публичное исполнение
2) сообщение в эфир, включая случаи ретрансляции и спутникового вещания;
3) сообщение по кабелю;
4) доведение фонограммы до всеобщего сведения, под которым обычно понимаются случаи
предоставления доступа к фонограмме в сети Интернет;
5) воспроизведение, охватывающее также случаи записи фонограммы в память компьютерного
устройства (в память ЭВМ), за исключением случаев создания временных записей, составляющих
часть общего технологического процесса правомерного использования фонограммы;
6) распространение фонограммы путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляра
фонограммы на любом материальном носителе;
7) импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения;
8) прокат оригинала и экземпляров фонограммы;
9) переработку фонограммы.
В качестве ограничения исключительных прав изготовителя фонограммы могут рассматриваться
положения ст. 1326 ГК РФ, одновременно устанавливающие право на получение вознаграждения за
перечисленные в указанной статье случаи использования фонограммы, опубликованной в
коммерческих целях. Лицо, получившее у правообладателя разрешение на переработку фонограммы,
приобретает исключительное право на такую переработанную фонограмму.
Экземпляр фонограммы, изготовленный с согласия обладателя прав на фонограмму, после его
продажи может затем перепродаваться, дариться и переходить по иным основаниям к другим лицам
без необходимости получения каких-либо разрешений от обладателя прав на фонограмму. Эти
положения, однако, не применяются в отношении сдачи в прокат экземпляров фонограммы, право
разрешать или запрещать который принадлежит ее изготовителю независимо от того, кому
принадлежит право собственности на сдаваемые в прокат экземпляры фонограммы.
Статьей 1326 ГК РФ установлены специальные положения, посвященные вопросам использования
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях: публичное исполнение фонограммы,
опубликованной в коммерческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без
разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного права
на зафиксированное в этой фонограмме исполнение, но с выплатой им вознаграждения. В данной
статье речь идет о случаях так называемого вторичного использования фонограмм – в передачах
вещательных организаций и при публичном исполнении. Соответствующие положения
предусмотрены и Римской конвенцией. Рассматриваемая статья устанавливает право на получение
вознаграждения производителями опубликованных в коммерческих целях фонограмм и
исполнителями записанных на таких фонограммах исполнений в случаях:
1) публичного исполнения фонограммы;
2) сообщения фонограммы в эфир;
3) сообщения фонограммы по кабелю.
Сбор, распределение и выплата вознаграждения за указанные в данной статье случаи
использования опубликованных в коммерческих целях фонограмм и записанных на них исполнений
должны осуществляться на коллективной основе.
Исключительное право на фонограмму действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января
года, следующего за годом, в котором была осуществлена запись. В случае обнародования
фонограммы исключительное право действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом, в котором она была обнародована при условии, что фонограмма была
обнародована в течение пятидесяти лет после осуществления записи.
Статьей 1328 ГК РФ устанавливаются два основных критерия, при наличии хотя бы одного из
которых фонограмма охраняется в Российской Федерации:
1) изготовитель фонограммы является гражданином Российской Федерации или российским
юридическим лицом (критерий гражданства в широком смысле);
2) фонограмма впервые обнародована в Российской Федерации или экземпляры фонограммы
впервые публично распространялись на территории Российской Федерации (территориальный
критерий).

16.Коллективное управление авторскими и смежными правами. Общая


характеристика, содержание и сферы коллективного управления.
Коллективное управление авторскими и смежными правами в современном понимании появляется
только тогда, когда между разными лицами происходит разделение функций по созданию
произведений и по осуществлению и защите прав на них. Первое – задача авторов и исполнителей,
второе – задача специально создаваемых организаций, которые, по существу, выступают в качестве
профессиональных посредников между авторами и пользователями (организаторами концертов,
владельцами кафе, ресторанов, клубов, торговых центров и т.д.). Можно дать следующее
определение:
Коллективное управление авторскими правами – это осуществление и защита авторских и смежных
прав специально созданными организациями, уполномоченными выступать в интересах авторов и
правообладателей в отношениях с третьими лицами – пользователями. Главные функции этого
института интеллектуальной собственности:
 преодоление трудностей индивидуальной защиты интеллектуальных прав за счет наделения
соответствующими полномочиями профессиональной организации;
 облегчение возможности правомерного использования объектов смежных прав и авторских
прав за счет их сосредоточения в руках крупных организаций, что облегчает пользователям поиск
лица, уполномоченного предоставить лицензию на использование таких объектов;
 возможность допустить в законодательстве использование произведений, исполнений и
фонограмм без разрешения правообладателей, но с выплатой им вознаграждения и эффективно
организовать сбор такого вознаграждения.
Таким образом, основная цель коллективного управления – оптимальным образом соединить
правообладателей и пользователей и сократить их правовые и административные издержки в
процессе использования интеллектуальной собственности.
 Организации коллективного управления. В соответствии с п.1 ст.1242 ГК РФ, организациями по
коллективному управлению авторскими и смежными правами могут быть только основанные на
членстве (корпоративные) некоммерческие юридические лица. Как правило, такие организации
создаются в правовой форме общественной организации, хотя не исключен и вариант с
ассоциациями (союзами), включая некоммерческие партнерства. При этом активно обсуждаются
изменения в законодательство, которые позволят создавать организации в форме коммерческих
юридических лиц.В деятельности организаций по коллективному управлению можно выделить 3
главных стадии:
А) Приобретение полномочий по управлению авторскими и смежными правами. Полномочия могут быть
приобретены на основании договора с правообладателем и на основании государственной аккредитации. При
этом договор о передаче полномочий по управлению является обязательным для заключения организацией вне
зависимости от того, является ли правообладатель её членом. Договор о передаче полномочий в соответствии
с практикой Суда по интеллектуальным правам не является видом договора доверительного управления
имуществом. Государственная аккредитация позволяет осуществлять коллективное управление авторскими и
смежными правами даже теми объектами, которые не переданы правообладателями, причем в каждой из 6
сфер, перечисленных в п.1 ст.1244 ГК РФ, государственную аккредитацию может получить только одна
организация коллективного управления авторскими правами.
Б) Осуществление и защита авторских и смежных прав. Осуществление интеллектуальных прав,
переданных в коллективное управление, предполагает заключение договоров с пользователями и сбор с них
вознаграждения. В зависимости от объекта авторских прав и способа использования организации
коллективного управления авторскими правами заключают либо лицензионные договоры о предоставлении
простой (неисключительной) лицензии, либо непоименованные в Гражданском кодексе договоры о выплате
вознаграждения. Второй вариант распространяется только на случаи, когда использование интеллектуальной
собственности допускается без разрешения правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения (например,
п.1 ст.1326 ГК позволяет публично исполнять фонограммы, опубликованные в коммерческих целях).
Защита авторских прав в тех случаях, когда третье лицо использовало управляемое произведение без
заключения лицензионного договора, возможно путем предъявления организацией по управлению правами на
коллективной основе в суд иска от своего имени или от имени правообладателя. При этом в любом случае
такой иск предъявляется в интересах правообладателя, поэтому он при желании может вступить в процесс.
В) Выплата вознаграждения авторам и правообладателям. Собранные с пользователей суммы подлежат
перечислению авторам и правообладателям за вычетом расходов организации коллективного управления
авторскими правами (своего рода комиссии). Размер такой комиссии регулируется локальными документами
организации и, как правило, ни пользователи, ни правообладатели на него повлиять не могут. Кроме того, на
практике организации не всегда могут достоверно установить правообладателя и выплатить ему
вознаграждение, что особенно часто происходит с иностранными правообладателями. Из-за этого основанное
на государственной аккредитации коллективное управление авторскими правами подвергается серьезной
критике.

Сферы управления. Организация по управлению правами на коллективной основе может


получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности в следующих сферах
коллективного управления (ГК 1244):
1) управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с
текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их
публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции;
2) осуществление прав авторов музыкальных произведений (с текстом или без текста),
использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное
исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, такого
аудиовизуального произведения;
3) управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства, а также
авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений;
4) осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных
произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях;
5) осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, а
также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях;
6) осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное
исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в
коммерческих целях.

17.Сообщение передач организаций эфирного и кабельного вещания.


Исключительное право. Порядок осуществления.
Организацией эфирного или кабельного вещания признается юридическое лицо, самостоятельно
определяющее содержание радио- и телепередач (совокупности звуков и/или изображений или их
отображений) и осуществляющее их сообщение в эфир или по кабелю своими силами или с помощью третьих
лиц (ст. 1329 ГК РФ).
Организация эфирного вещания – это юридическое лицо, осуществляющее вещание радио- или телепередач
при помощи радио и телеэфира – специальной среды распространения сигналов.
Организация кабельного вещания – это юридическое лицо, осуществляющее вещание при помощи
специального кабеля, провода или иного технического соединения.
Осуществляют вещание, то есть деятельность по формированию телеканала или радиоканала и его
распространению в установленном порядке на основании лицензии.
Объектом смежных прав организаций эфирного и кабельного вещания являются сообщения в эфир (подп. 3
п. 1 ст. 1304 ГК РФ):
 Радиопередач
 Телепередач
Совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая
постоянное наименование (название) и выходящая в свет (эфир) не реже одного раза в год.
Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит исключительное право
использовать правомерно осуществляемое или осуществленное ею сообщение в эфир или по кабелю
передач любым не противоречащим закону способом. Организация эфирного или кабельного
вещания может распоряжаться исключительным правом на сообщение радио- или телепередачи.
Использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания) считается:
1) запись сообщения радио- или телепередачи, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их
отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей
осуществлять ее неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение;
2) воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, то есть изготовление одного и
более экземпляра записи сообщения радио- или телепередачи либо ее части в любой материальной
форме.
3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем продажи либо иного отчуждения
оригинала или экземпляров записи сообщения радио- или телепередачи;
4) ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир или по кабелю полной и
неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю
организацией эфирного или кабельного вещания;
5) доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к сообщению радио- или телепередачи из любого места и в любое
время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
6) публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или телепередачи с помощью
технических средств в местах с платным входом независимо от того, воспринимается оно в месте
сообщения или в другом месте одновременно с сообщением;
7) прокат оригинала и экземпляров записи сообщения радио- или телепередачи.
Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои права с соблюдением прав
авторов произведений, прав исполнителей, а в соответствующих случаях - обладателей прав на
фонограмму и прав других организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и
телепередач.
Права организации эфирного или кабельного вещания признаются и действуют независимо от
наличия и действия авторских прав, прав исполнителей, а также прав на фонограмму.
Срок действия исключительного права. Действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января
года, следующего за годом, в котором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир или
по кабелю.
К правопреемникам организации эфирного или кабельного вещания исключительное право на
сообщение радио- или телепередачи переходит в пределах оставшейся части срока, указанного выше.
3. После прекращения действия исключительного права сообщение радио- или телепередачи
переходит в общественное достояние, то есть может свободно использоваться любым лицом без
чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения.
Действие исключительного права. Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи
действует на территории Российской Федерации, если организация эфирного или кабельного
вещания имеет место нахождения на территории Российской Федерации и осуществляет сообщение с
помощью передатчиков, расположенных на территории Российской Федерации, а также в иных
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

18.База данных как объект смежных прав. Исключительное право на базу


данных.

Под базой данных (п. 2 ст. 1260 ГК РФ) понимается представленная в объективной форме совокупность
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с
помощью ЭВМ.
Правовая охрана баз данных как объекта смежных прав является одной из новелл гражданского
законодательства (ст. 1333 - 1336 ГК РФ), до 1 января 2008 года базы данных в России охранялись только как
объекты авторского права. Субъектом смежных прав на базу данных является ее изготовитель: гражданин или
юридическое лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению
составляющих ее материалов. Лицо, чье имя (наименование) указано на экземпляре базы данных или его
упаковке, признается изготовителем базы данных при отсутствии доказательств иного. Смежные права
изготовителя базы данных включают в себя:
– личное неимущественное право на указание своего имени или наименования на экземплярах базы данных
и (или) их упаковках;
– имущественное (исключительное) право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их
последующее использование в любой форме и любым способом;
– исключительное право распоряжаться базой данных.
Согласно п. 2 ст. 1334 ГК РФ исключительное право изготовителя базы данных признается и
действует независимо от наличия и действия авторских прав на базу данных в целом или
составляющие ее материалы. Изготовителю базы данных принадлежит исключительное право
извлекать материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым
способом предоставляется не на любую базу данных. Также изготовитель базы данных вправе
распоряжаться исключительным правом.
Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее
использование без разрешения правообладателя, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом. При этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы
данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель
с использованием любых технических средств и в любой форме.
В соответствии с п. 1 ст. 1335 ГК РФ срок действия исключительного права изготовителя базы
данных составляет 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее создания. Также как и
исключительное право изготовителя базы данных, обнародованной в указанный период, действует в
течении пятнадцати лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее обнародования. При этом
срок охраны возобновляется при каждом новом обновлении базы данных.
В течение срока действия исключительного права на базу данных правообладатель по своему
желанию может зарегистрировать базу данных в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.

19.Произведение как объект смежных прав. Исключительное право на


произведение.
Объектами смежных прав являются: произведения науки, литературы и искусства, обнародованные
после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений
(ГК 1304).
Смежные права на произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их
перехода в общественное достояние, возникают в части охраны прав публикаторов, т.е. граждан,
которые правомерно обнародовали или организовали обнародование таких произведений. В
остальном произведения науки, литературы и искусства являются объектами авторских прав в
соответствии с гл. 70 ГК.
Популярность произведения не указывает на то, что результат творческого труда автора является
общественным достоянием и может свободно использоваться любым лицом, поскольку произведение
переходит в общественное достояние только после прекращения действия исключительного права на
него, вне зависимости было ли оно обнародовано или нет.

Субъектом рассматриваемых смежных прав является публикатор. Публикатором признается


гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование произведения науки,
литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние либо
находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом.
Права публикатора распространяются на произведения, которые независимо от времени их
создания могли быть признаны объектами авторского права (1337 Гк).
Права публикатора распространяются на произведения, которые независимо от времени их
создания могли быть признаны объектами авторского права по правилам ст. 1259 ГК РФ
(исключение составляют произведения, находящиеся в государственных и муниципальных архивах)
(п. 2 ст. 1337 ГК РФ). Обнародование произведения не должно противоречить воле автора
произведения, если она определенно выражена им в письменной форме - в завещании, письмах,
дневниках и т.п. 
Исключительное право на произведение – это исключительное право автора произведения или
иного правообладателя использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой форме
и любым не противоречащим закону способом (ст. 1270 ГК РФ). Правообладатель может
распоряжаться исключительным правом на произведение.
Способы использования произведений (перечень неисчерпывающий ГК 1229, 8.1, 11 п. 2 ст. 1270):
1. Воспроизведение произведения. Изготовление одного и более экземпляра произведения или
его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в
трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и
более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном
носителе, в том числе в память ЭВМ, также считается воспроизведением. Не считается
воспроизведением краткосрочная запись произведения, которая носит временный или случайный
характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего
единственной целью правомерное использование произведения либо осуществляемую
информационным посредником между третьими лицами передачу произведения в информационно-
телекоммуникационной сети при условии, что такая запись не имеет самостоятельного
экономического значения. Простое копирование – это изготовление точной копии картины, рисунка,
статуи, архитектурного объекта (из тех же материалов и с использованием тех же технологий),
воспроизведение полного текста литературного произведения или его части, сканирование
фотографии, текста, кинопленки и т. д. Репродуцирование – это изготовление копий произведения
при помощи технических средств
2. Распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров другим лицам. Включает возмездное отчуждение (продажа, мена), безвозмездное
отчуждение (дарение, рассылка экземпляров произведения в библиотеки).
3. Публичный показ произведения. Любая демонстрация оригинала или экземпляра
произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного
кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального
произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических
средств в месте, открытом для свободного посещения, либо в месте, где присутствует значительное
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи автора (соавторов), независимо от того, где
воспринимается произведение – непосредственно в месте его демонстрации (например, в
выставочном зале) или опосредованно (например, с киноэкрана).
4. Импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения. Импортом
произведения считается ввоз экземпляров отпечатанного за рубежом произведения. Ввоз
экземпляров произведения для целей личного потребления импортом не считается.
5. Прокат оригинала или экземпляра произведения. Под прокатом следует понимать не
разновидность договора проката, а право автора разрешать передачу экземпляров произведения
другим лицам во временное пользование. Не распространяется на программы ЭВМ за исключением
тех случаев, когда программа является элементом проката.
6. Публичное исполнение произведения. Представление произведения в живом исполнении или
с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ
аудиовизуального произведения (со звуковым сопровождением или без звукового сопровождения) в
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц,
не принадлежащих к обычному кругу семьи авторов (соавторов), независимо от того, где
воспринимается произведение – в месте его представления или показа либо в другом месте
одновременно с представлением или показом другого произведения (ст. 1270 ГК РФ).
7. Сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или
телевидению, за исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается любое
действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или)
зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой.
8. Сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или
телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств.
9. Перевод или другая переработка произведения. Реализация права на перевод чаще всего
связана с предоставлением автором разрешения на перевод его произведения на другой язык для
последующего (в частности, коммерческого) использования получившегося перевода производного
произведения
10. Доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения). Данное полномочие автора является отдельно охраняемым
авторским правом способом доведения произведения до всеобщего сведения с использованием сети
Интернет
Исключительное право публикатора возникает в момент обнародования этого произведения и
действует в течение 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования. Когда
исключительное право публикатора прекращается, произведение может быть свободно использовано
любым лицом (1340 ГК).

20.Изобретение как объект патентного права.


В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений
или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с
помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по
определенному назначению.(ГК ст. 1350 и далее)
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является:
• новым;
• имеет изобретательский уровень;
• промышленно применимо.
Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.
Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не
следует из уровня техники.
Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире
до даты приоритета изобретения.
При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их
более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу
патентов на изобретения, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и
запатентованные в Российской Федерации изобретения.
Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо
любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате
экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали
общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности
изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня
раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие
информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на
заявителе.
Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в
социальной сфере.
Не являются изобретениями, в частности:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение
эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к
изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов
как таковых.
Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:
1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть
способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических
способов и полученных такими способами продуктов;
2) топологиям интегральных микросхем.
Срок действия патента на изобретение (ГК 1363) – двадцать лет с даты подачи заявки за
исключением случаев, когда изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или
агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке
разрешения. Действие патента в этом случае продлевается Роспатентом по ходатайству
патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения
первого такого разрешения на применение, за вычетом пяти лет. При этом срок, на который
продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пяти лет. Указанное
ходатайство может быть подано в период действия патента до истечения шести месяцев с даты
получения такого разрешения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков
истекает позднее.

21.Полезная модель как объект патентного права.


Полезная модель охраняется как техническое решение, относящееся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ)

 Устройство – это искусственный объект, имеющий внутреннюю структуру, созданный для выполнения
определенных функций обычно в области техники (механизм или конструкция)
 Техническое решение – это совокупность существенных признаков, достаточная для достижения
обеспечиваемого полезной моделью технического результата
 Технический результат – это характеристика технического явления или свойства и т. п., объективно
проявляющаяся при изготовлении либо использовании устройства
Критериями отнесения полезной модели к устройству являются
 наличие конструктивного элемента наличие связи между элементами
 наличие взаимного расположения элементов
 наличие определенной формы выполнения элемента или полезной модели в целом, в частности
геометрической формы
 наличие формы выполнения связи между элементами
 наличие параметров и других характеристик элемента и их взаимосвязи
 наличие материала, из которого выполнены элемент или полезная модель в целом, но не дающее основания
характеризовать полезную модель как вещество
 наличие среды, выполняющей функцию элемента, и т. д.

Все эти критерии должны относиться к одной полезной модели, а не к совокупности таких моделей.
Не являются полезными моделями:

 открытия
 научные теории
 математические методы
 решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических
потребностей программы для ЭВМ
 решения, заключающиеся только в представлении информации
 правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели

 сортам растений,
 породам животных и биологическим способам их получения топологиям интегральных микросхем.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой
(ст. 1351 ГК РФ)

 Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня
техники (п. 2 ст. 1351 ГК РФ). Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения,
ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются
(при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых
вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 и 4 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и запатентованные
в Российской Федерации изобретения и полезные модели (абз. 2 п. 2 ст. 1351 ГК РФ).
 Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности,
сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере (п. 4 ст. 1351 ГК
РФ)

22.Промышленный образец как объект патентного права.


В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или
кустарно-ремесленного производства (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).
Традиционное понимание терминов в промышленных образцах
Изделие . Изделие промышленного образца – это предмет или набор предметов, изготовляемых на
предприятии. Изделие кустарно-ремесленного производства – это предмет или набор предметов,
изготовляемых в условиях мелкосерийного производства, обычно с применением ручного труда
Решение внешнего вида изделия.
Решение, которое направлено на разработку эстетического вида изделия
Дизайн изделий, обладающих сложной композицией (транспорт, оборудование, сельхозтехника и т. п.)
Дизайн изделий, обладающих моноблочной композицией (бытовая техника, электроинструмент и т. п.)
Дизайн изделий с плоской композицией (портьеры, ткани и т. п.)
Дизайн одежды, фурнитуры, обуви
Дизайн комплектов
Дизайн печатной продукции
Дизайн изделий, внешний вид которых определяется закрытым и открытым состоянием
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он
является новым и оригинальным (абз. 1 п. 1 ст. 1352 ГК РФ)
Существенные признаки промышленного образца:

 Определяют эстетические особенности внешнего вида изделия (в частности, это форма, конфигурация,
орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия)
 Обусловлены исключительно технической функцией изделия; не являются охраняемыми признаками
промышленного образца
Признаки делятся:

 на доминантные (выделяются из общей композиции по своему размеру, тону, форме, конфигурации) .) в


большинстве случаев являются существенными
 на нюансные (маловыразительны, внешне не заметны, имеют характер оттенка цвета, фактуры и т. п являются
существенными только в случае их совокупности.
Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших
отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в
мире до даты приоритета промышленного образца (п. 2 ст. 1352 ГК РФ.) Общедоступными считаются
сведения, содержащиеся в источниках информации, с которыми беспрепятственно может ознакомиться любое
лицо. К источникам информации, как и в случае с изобретениями и полезными моделями, относятся:
патентные документы, периодические издания, справочники, каталоги, монографии, диссертации, научные
отчеты, обзоры, нормативно-техническая документация, сообщения СМИ, экспонаты выставок, музеев,
интернет-ресурсы и т. д.
Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены
творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в
мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного
назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит
промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия (п. 3 ст. 1352 ГК РФ).
Творческий характер проявляется в неповторимости, оригинальности полученного дизайнером результата,
который будет существенно отличаться от результата, воплощенного в ближайшем аналоге изделия такого же
назначения
Изделие не соответствует оригинальности, если совокупность существенных признаков изделия имеет

 сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков ближайшего аналога


 совокупность существенных признаков изделия отличается от ближайшего аналога

Совокупность существенных признаков отличается от ближайшего аналога одним или несколькими


существенными признаками, однако в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие такие же
признаки, обусловленные в известном решении наличием таких же эстетических и (или) эргономических
особенностей (компилятивный характер).
Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

 решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия; к ним
относятся:
– крепежные материалы (болты, гайки, шурупы, скобы, гвозди);
– расходные элементы для оборудования (резцы, фрезы, сверла, пилки, отрезные диски, шлифовальные
круги);
– соединительные элементы (муфты, уголки, тройники, крестовины)

 решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя
изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой,
этикеткой (в частности решениям, идентичным объектам, указанным в п. 4–10 ст. 1483 ГК РФ), либо
производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные
объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, когда правовая
охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект
(подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ) .

23. Личные неимущественные и иные интеллектуальные права на изобретения,


полезные модели и промышленные образцы.
В состав интеллектуальных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
входят:
1) личное неимущественное право (ст. 1356 ГК) — право авторства. Это единственное личное
неимущественное интеллектуальное право, которое признается за автором объекта патентных прав.
Имя автора указывается в патенте;
2) иные интеллектуальные права —
 право на получение патента (ст. 1357 ГК) на изобретение, полезную модель или
промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или
промышленного образца.
Право на получение может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в
случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального
правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.
Договор об отчуждении права на получение патента должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Если соглашением сторон
договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель
такого права.
 право на вознаграждение за использование служебного объекта патентных прав (п. 4 ст.
1370 ГК)- При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином
работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении
которого возможна правовая охрана.
Если работодатель в течение шести месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на
выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или
служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное
изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу
или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате
интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную
модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение
срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной
модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой
(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и
порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае
спора - судом.
Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или
служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких
изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику,
либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им
заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер
вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним
и работником, а в случае спора - судом.
Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный
промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок
действия исключительного права.
Если работодатель, получивший патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или
служебный промышленный образец на свое имя, примет решение о досрочном прекращении
действия патента, он обязан уведомить об этом работника (автора) и по его требованию передать ему
патент на безвозмездной основе. Передача исключительного права оформляется договором о
безвозмездном отчуждении исключительного права.
В случае отказа работодателя от заключения договора о безвозмездном отчуждении
исключительного права автору либо неполучения его ответа на письменное предложение автора о
заключении этого договора в течение одного месяца со дня отправления такого предложения автор
вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о понуждении к заключению договора о
безвозмездном отчуждении исключительного права.
В случае, если работодатель не уведомил автора о досрочном прекращении действия патента, автор
вправе обратиться в суд с иском к работодателю о понуждении к подаче ходатайства о
восстановлении действия патента за счет работодателя.

24.Исключительные права на изобретение, полезную модель и промышленный


образец, в том числе зависимые объекты патентного права (содержание, объем,
пределы, ограничения, порядок осуществления).
В соответствии со ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации
соответствующих объектов патентного права, на основании которой Роспатент выдает патент. На
территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными Роспатентом, или
патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации (ст. 1346 ГК РФ)
Срок действия исключительного права. Срок действия исключительного права на изобретение,
полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется в
соответствии со ст. 1363 ГК РФ со дня подачи заявки на выдачу патента в Роспатент и при условии
соблюдения требований, установленных Кодексом, составляет:
—двадцать лет — для изобретений;
—десять лет — для полезных моделей;
—пятнадцать лет — для промышленных образцов.
В некоторых случаях срок действия исключительного права на изобретение может быть продлен
сверх установленных двадцати лет.
Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения
шести месяцев со дня получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента и
зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. Срок действия исключительного права
на полезную модель и удостоверяющего это право патента продлевается Роспатентом по заявлению
патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, а исключительного
права на промышленный образец п удостоверяющего это право патента — на срок, указанный в
заявлении, но не более чем на десять лет.
Необходимо отметить, что согласно ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» права на
результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые на день введения в действие части
четвертой ГК РФ, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ. Это
означает, что если на 1 января 2008 г. по ранее выданному патенту (свидетельству) на полезную
модель не истек установленный ранее действовавшим законодательством пятилетний срок действия
патента (свидетельства) и охранный документ является действующим, то на указанный патент
(свидетельство) автоматически распространяется установленный п. 1 ст. 1363 ГК РФ срок действия
патента на полезную модель с возможностью его продления, предусмотренной п. 3 ст. 1363 ГК РФ, т.
е. срок действия этого патента (свидетельства) составляет 10 лет со дня подачи заявки, и он может
быть продлен по заявлению патентообладателя на указанный в заявлении срок, не превышающий
трех лет. Аналогично для патента на промышленный образец, если на 1 января 2008 г. по ранее
выданному патенту не истек установленный ранее действовавшим законодательством 10-летний срок
действия патента и охранный документ является действующим, то на указанный патент
автоматически распространяется установленный п. 1 ст. 1363 ГК РФ срок действия патента на
промышленный образец с возможностью его продления, предусмотренной п. 3 ст. 1363 ГК РФ, т. е.
срок действия этого патента составляет 15 лет со дня подачи заявки, и он может быть продлен по
заявлению патентообладателя на указанный в заявлении срок, не превышающий 10 лет.
За поддержание патента в силе в течение срока его действия патентообладатель должен уплачивать
ежегодную патентную пошлину в установленном размере. По истечении срока действия
исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в
общественное достояние.
Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в
частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже,
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором
использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован
промышленный образец;
2) совершение вышеуказанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно
запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым,
идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа,
поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных предыдущим подпунктом, в отношении устройства, при
функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически
осуществляется запатентованный способ;
4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения
этого способа.
Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки,
приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или
другой полезной модели, а при использовании промышленного образца – все признаки, приведенные
в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая
полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную
модель или промышленный образец (п. 1 ст. 1358 ГК РФ). Так, патентообладатель может передать
принадлежащее ему исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной
деятельности в полном объеме другому лицу (приобретателю патента) по договору об отчуждении
исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365 ГК
РФ). Патентообладатель также может предоставить другому лицу удостоверенное патентом право
использования изобретения, полезной модели пни промышленного образца по лицензионному
договору в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ). В этом случае патентообладатель
именуется лицензиаром, а другое лицо — приобретатель права использования объекта патентного
права именуется лицензиатом.
В соответствии с п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ зависимыми признаются изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, использование которых в продукте или способе невозможно без
использования других изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, охраняемых
патентами и имеющих более ранний приоритет.
Невозможность использования одного объекта патентных прав без использования другого
определяется по правилам п. 3 и п. 4 ст. 1358 ГК РФ, которые определяют объем патентно-правовой
охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Изобретение и полезная модель
признаются зависимыми, если при их использовании используются все существенные признаки
независимого пункта формулы другого изобретения или полезной модели. Промышленный образец
признается зависимым, если в нем используется каждый существенный признак другого
промышленного образца или часть существенных признаков, производящих на информированного
потребителя такое же общее впечатление
Патентные права на зависимые объекты возникают по независимой модели. Для получения
патента достаточно, чтобы изобретение, полезная модель или промышленный образец
соответствовали общим критериям патентоспособности. Иной вариант, при котором охрана
зависимых объектов признавалась бы по усмотрению патентообладателей первоначальных объектов,
чрезмерно расширял бы патентно-правовую монополию, предоставляя без дальнейших инвестиций
право контролировать отдельные направления развития техники. По этой причине законодательство,
напротив, ограничивает исключительное право на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, разрешая проведение научных исследований продуктов, способов и изделий и
экспериментов над ними без согласия патентообладателя (п. 3 ст. 1359 ГК РФ).
Патентные права на зависимые объекты осуществляются по зависимой модели. В настоящее
время соответствующая норма закреплена в п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ, согласно которой зависимые
объекты не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми. Таким
образом, исключительное право на зависимый объект позволяет запрещать третьим лицам, включая
патентообладателя первоначального объекта, использование зависимого объекта, но не наделяет
своего обладателя правомочием на собственные действия по использованию зависимого объекта.
Другими словами, исключительное право на зависимый объект возникает с усеченным содержанием.

Несмотря на зависимость осуществления исключительного права, патентообладатель свободен


распоряжаться им, в том числе отчуждать и предоставлять право его использования по
лицензионному договору. При этом лицензиат освобождается от пассивной обязанности не
использовать зависимый объект, но приобретает возможность его правомерного использования лишь
при условии получения лицензии от правообладателя первоначального объекта. Таким образом,
сделки в отношении зависимого объекта сопровождаются для третьих лиц повышенными рисками,
связанными с потенциальным нарушением патентных прав на первоначальный объект.

25.Досрочное прекращение исключительного права на объекты патентного


права.
Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается
досрочно(ГК 1399):
 на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления. Если
патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление
патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав,
действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или
промышленных образцов, указанных в заявлении;
 при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - по истечении установленного
срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.
ГК предусматривается возможность восстановления действия патента (ГК 1400).
Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание
патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому
принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия
патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех
лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного
настоящим Кодексом срока действия патента.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в
официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец.
Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального
органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении
действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца
либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на
дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право
послепользования).
Право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на
котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения
только эквивалентными признаками, полезной модели или промышленного образца либо были
сделаны необходимые к этому приготовления.

26.Право преждепользования.

Согласно ст. 4 (B) Конвенции по охране промышленной собственности (Парижской


конвенции), «права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит
основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним
законодательством страны Союза».
В соответствии со ст. 1361 ГК РФ право преждепользования определяется в качестве права лица,
которое не является правообладателем, на безвозмездное использование технического решения,
тождественного запатентованному объекту или отличающегося от него только эквивалентными
признаками (для изобретений), после того, как на такие патентоохраняемые объекты был получен
патент иным лицом. Условием возникновения такого права является факт добросовестного
использования преждепользователем указанного технического решения или совершение
необходимых для такого использования приготовлений. При этом после получения патента иным
субъектом преждепользователь не должен расширять объем использования разработки.
Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в п. 1 ст.
1361 ГК РФ условий. При этом факт преждепользования может служить основанием для возражения
ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, а также основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым
требованием, в том числе встречным, о признании или установлении права преждепользования.
У кого возникает право преждепользования?
Право преждепользования возникает у субъекта, который самостоятельно разработал
патентоспособный объект, использовал его или готовился к использованию, но по каким-то
причинам так и не подал заявку на получение патента. Он внес свой вклад в научно-
технологическое развитие, поэтому заслуживает предоставления ему права на использование
разработки.
Право преждепользования, в первую очередь, служит способом обеспечения интересов
субъектов, которые установили в отношении технического решения режим ноу-хау. После того
как другой субъект самостоятельно разработал схожее решение и получил на него патент,
исключительные права на ноу-хау прекращаются. Сведения о соответствующем решении стали
известны третьим лицам. Бывший правообладатель ноу-хау не может оспаривать действительность
патента со ссылкой на несоответствия решения критерию новизны, так как ноу-хау не входит в
уровень техники. Но он вправе продолжить использование объекта в соответствии с правом
преждепользования.
Однако наличие права на ноу-хау не является необходимым требованием для возникновения
права преждепользования. На практике оно признается и за лицами, которые открыто
использовали решения, которые впоследствии были запатентованы. Подобная ситуация, однако,
вызывает определенные теоретические вопросы. Если преждепользователь не скрывал свою
разработку, применял ее в определенном продукте, то можно предположить, что решение было
известно из уровня техники. В таком случае иной субъект не мог запатентовать решение в качестве
изобретения в связи с его несоответствием критерию новизны. Здесь следует заметить: возможности
экспертизы Роспатента не безграничны. При оценке патентоспособности решения ведомство не
могло учесть, что кто-то где-то в мире уже использует схожую разработку, не получив на нее патент.
Преждепользователь, безусловно, может попытаться оспорить выданный патент. Но зачастую ему
это невыгодно.
Во-первых, при оспаривании действительности патента в связи с его несоответствием требованию
новизны техническое решение переходит во всеобщее использование.
Во-вторых, предъявление требования об установлении права преждепользования является
эффективным механизмом защиты ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права.
Когда к нему уже предъявлен иск о нарушении исключительного права преждепользователь в
качестве встречного иска или возражения может потребовать признать за ним право
преждепользования. В то же время требование признать патент недействительным в связи с
несоответствием критерию новизны не может быть заявлено в качестве встречного иска или
возражения в деле о нарушении.
Субъектам неоднократно удалось уйти от ответственности по иску о нарушении
исключительного права, сославшись на преждепользование.
Пример: Суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился с отказом в иске о защите
исключительного права на полезную модель. Техпараметры производимых ответчиком
устройств совпадают с формулой модели, однако он начал их использовать до даты ее
приоритета. Таким образом, ответчик обладает правом преждепользования на техническое
решение, тождественное спорной полезной модели. Он вправе безвозмездно использовать это
решение. Условие — объем использования не должен превышать тот, что был достигнут на дату
приоритета модели. Если же использование началось после даты приоритета, то права
преждепользователя ограничены объемом приготовлений к этому (постановление СИП от 15.02.19
по делу № А58-5313/2016).

27.Право послепользования.

Право послепользования  - это субъективное право лица, не являющегося патентообладателем,


безвозмездно использовать решение, в отношении которого восстановлено действие досрочно
прекращенного патента. (п. 3 ст. 1400 ГК).
Содержание права послепользования сводится к тому, что послепользователь продолжает после
восстановления действия патента использовать объект патентных прав без согласия
патентообладателя, без заключения с ним лицензионного договора и без выплаты ему
вознаграждения в объеме, существовавшем в период, когда действие патента было прекращено.
Данный вывод подтверждается судебной практикой, например, постановлением суда по
интеллектуальным правам от 6 августа 2018 г. по делу № А76-8501/2017.
Право послепользования возникает при одновременном соблюдении следующих условий.
1. Соблюдение срока, в течение которого необходимо начать использование патента, чтобы у лица возникло
право послепользования и не были нарушены исключительные права патентообладателя.
Это период между датой досрочного прекращения действия патента и датой публикации в официальном
бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента.
При системном анализе сроков административной процедуры по восстановлению патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец выявлено, что между потенциальной датой подачи
патентообладателем ходатайства о восстановлении патента (если патентообладатель изъявит желание
восстановить патент) и до опубликования решения о восстановлении патента в официальном бюллетене
может пройти максимум 69 дней.
Точная дата, до которой лицо может начать использовать патент для возникновения у него права
послепользования, зависит от даты опубликования в бюллетене Роспатента решения о восстановлении
патента.
2. Следующим условием является фактическое использование лицом решения по патенту или осуществление
необходимых к использованию патента приготовлений.
3. Важным условием, подлежащим доказыванию в суде при установлении факта возникновения права
послепользвания, является условие о тождественности использованного решения решению, выраженному в
объекте интеллектуальных прав (в изобретении, полезной модели, промышленном образце).
Согласно правовым позициям Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда РФ право
послепользования, так же как и право преждепользования, может быть установлено только в отношении
тождественного охраняемого решения, начало использования которого приходится на период временного
прекращения действия патента.
В случае же установления судом обстоятельств отсутствия тождественных решений нормы ни о
преждепользовании, ни о послепользовании применению не подлежат6.
4. Условие о сохранении объема послепользования.
Поскольку важным условием сохранения права послепользования у лица является сохранение объема
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца после восстановления патента,
следует привести ряд правовых позиций и практику судов по данному условию.
В силу пункта 3 ст. 1400 ГК РФ объем использования изобретения, полезной модели или промышленного
образца является необходимым количественным показателем, определяющим юридические границы права
послепользования и составляющим неотъемлемую часть существа этого права.
Без определения объема допустимого использования изобретения, полезной модели или промышленного
образца по патенту право послепользования не может считаться установленным. Такой показатель в спорных
правоотношениях устанавливается в суде.
Под объемом суды понимают единицу произведенного товара: килограммы, литры, штуки и пр.
5. Добросовестность использования лицом решения.
Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ при оценивании действия сторон как добросовестные или
недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,
учитывающего права и законные интересы другой стороны. По общему правилу пункта 5 ст. 10 ГК РФ
добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока
не доказано иное.
Необходимость выполнения всех приведенных выше условий для возникновения права послепользования у
любого лица подтверждаются также правовой позицией арбитражного суда г. Москвы от 6 февраля 2018 г.,
который отмечает следующее(Решение арбитражного суда города Москвы от 6 февраля 2018 г. по делу №
А40-40704/17-5-377):

 институт права послепользования имеет такую же правовую природу, цели регулирования и назначение, что и
право преждепользования;
 право преждепользования (послепользования) возникает при одновременном соблюдении
обстоятельств: тождественность использованного решения решению, выраженному в объекте
интеллектуальных прав (промышленном образце, полезной модели, изобретении); фактическое использование
ответчиком решения; добросовестность использования решения; объем послепользования
(преждепользования).
В заключение стоит отметить, что после восстановления патента патентообладатель имеет право подать иск о
нарушении исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, что на
практике встречается достаточно часто.
При подаче иска лицо, указывающее на наличие у него права послепользования, должно будет в суде
подтвердить использование в период прекращения действия защищаемого патента всех признаков, присущих
защищаемому патенту, а также объем послепользования, чтобы суд принял решение о признании за таким
лицом права послепользования.

28.Фирменное наименование как объект правовой охраны. Исключительное


право на фирменное наименование (содержание, объем, пределы).
Фирменное наименование – наименование, под которым в гражданском обороте выступает
юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией (п. 1 ст. 1473 ГК РФ). Получает
правовую охрану на территории РФ только при условии государственной регистрации, то есть
включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации
юридического лица (ст. 1475 ГК РФ). Исключительное право прекращается в момент исключения из
ЕГРЮЛ.
Должно содержать указание на организационно-правовую форму юридического лица и собственное
наименование, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.
Юридическое лицо должно иметь одно полное наименование на русском языке. Юридическое лицо
вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо
вправе иметь одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное
наименование на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке.
Может содержать:
– иноязычные заимствования в русской транскрипции;
– иноязычные заимствования в транскрипциях языков народов РФ, кроме терминов и аббревиатур,
отражающих организационно-правовые формы юридического лица.
В фирменное наименование запрещается включать (п. 4 ст. 1473 ГК РФ)
 полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова,
производные от таких наименований
 полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
 полные или сокращенные наименования общественных объединений
 обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали
Не предоставляется правовая охрана в качестве фирменного наименования, включающим,
воспроизводящим или имитирующим официальные наименования, сокращенные или полные
наименования международных или межправительственных организаций (п. 2 ст. 1231.1 ГК РФ).
Ограничения по содержанию фирменного наименования. В соответствии с п. 4 ст. 1473 ГК РФ в
содержание фирменного наименования не могут включаться полные или сокращенные официальные
наименования Российской Федерации, а также слова, производные от этого наименования.
Допускается только с разрешения Минюста РФ, если организация
 имеет филиалы/представительства на территории более чем половины субъектов РФ
 или является крупнейшим налогоплательщиком (в частности, с суммарным объемом начислений
федеральных налогов свыше 1 млрд руб. и т. д.)
 или включена в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в
размере более чем 35 %
 или занимает доминирующее положение на рынке определенного товара, а также в случае, если
более 25 % голосующих акций акционерного общества или более 25 % уставного капитала иного
хозяйственного общества находятся в собственности РФ
В случае отзыва разрешения юридическое лицо в течение 3 месяцев обязано внести соответствующие
изменения в свои учредительные документы.
Предписания, связанные с содержанием фирменного наименования.
 Обязательное указание в фирменном наименовании унитарного предприятия на собственника его
имущества
 Обязательное указание в фирменном наименовании некоторых коммерческих организаций на
характер деятельности (банки, иные кредитные организации, страховые организации, ломбарды)
Если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям ст. 1231.1, п. 3 и 4
ст. 1473 ГК РФ, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе
предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования
(п. 5 ст. 1473 ГК РФ).
Исключительное право на фирменное наименование
 включает право использования своего фирменного наименования в качестве средства
индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе его указания на
вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их
упаковках, в сети Интернет
 фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, охраняется независимо от
охраны коммерческого обозначения (ст. 1476 ГК РФ)
 право на его защиту от незаконного использования другим юридическим лицом
Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его
отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не
допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).
Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного
фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения
 если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность
 наименование второго юридического лица (потенциального правообладателя) было включено в
ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (потенциального
нарушителя)

В законе закреплен ряд условий, при одновременном соблюдении которых, действия юридического
лица, могут быть признаны нарушением исключительного права на фирменное наименование.
Так, согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ, о нарушении исключительного права можно говорить,
если одновременно имеют место следующие обстоятельства:
 Фирменное наименование третьего лица полностью совпадает с фирменным наименованием
правообладателя или сходно с ним до степени смешения;
 Организации ведут аналогичную деятельность (в данном случае принимаются во внимание
коды ОКВЭД, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
 Фирменное наименование компании-правообладателя должно быть включено в ЕГРЮЛ
ранее, чем фирменное наименование третьего лица.
В случае если хотя бы одно из обстоятельств отсутствует, исключительное право на фирменное
наименование нарушенным не считается
В случае если все вышеперечисленные обстоятельства установлены, правообладатель вправе
предъявить к лицу, допустившему нарушение, требование о запрете использования фирменного
наименования в определенных видах деятельности и/или требование о возмещении убытков (а не
взыскании компенсации!).

29.Товарный знак и знак обслуживания как объекты правовой охраны.


Товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1474 ГК РФ). Получает правовую
охрану при условии государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания РФ (ст. 1480 и 1481 ГК РФ), которая подтверждается свидетельством на
товарный знак.
Разновидности товарного знака (ст. 1482 ГК РФ)
 Словесные товарные знаки, в качестве которых правовую охрану получают слова, их комбинации,
аббревиатуры
 Изобразительные товарные знаки, в качестве которых правовую охрану получают различные
плоскостные запоминающиеся изображения (фигуры, фигурные буквы, силуэты, чаще всего не
перегружающие внимание излишними деталями)
 Объемные товарные знаки, в качестве которых получают правовую охрану трехмерные изображения
(например, эмблемы известных марок автомобилей, оригинальная упаковка товара и т. п.)
 Комбинированные товарные знаки, в качестве которых правовую охрану получают комбинации
(сочетания) слов и изображений
 Звуковые товарные знаки, в качестве которых правовую охрану получают звуки или комбинации
звука и слов, которые достаточно воспринимать только на слух (позывные радиостанции, рекламные
слоганы и т. д.)
 Световые товарные знаки (сочетание световых сигналов); чаще всего они используются в рекламе
 Обонятельные товарные знаки (распространены в области парфюмерии)
В зависимости от субъекта выделяют
 индивидуальные товарные знаки, которые индивидуализируют товары (работы, услуги) одного
юридического лица или одного предпринимателя
 коллективные товарные знаки, которые предназначены для обозначения товаров, производимых
объединениями юридических лиц или предпринимателей (ст. 1510 ГК РФ)
В зависимости от степени известности выделяют
 общеизвестные товарные знаки – товарные знаки, которые в результате их интенсивного
использования в отношении товаров и услуг конкретного лица стали в РФ широко известны среди
потребителей этих или однородных им товаров или услуг (ст. 1508 ГК РФ)
 обычные товарные знаки (все остальные товарные знаки)

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не


обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов (подп. 1–4 ст. 1483
ГК РФ)
 вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида
 являющихся общепринятыми символами и терминами
 характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство,
назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта
 представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом
свойством либо назначением товаров
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они
не занимают в нем доминирующего положения

Не предоставляется правовая охрана в качестве средства индивидуализации объектам,


включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы (ст. 1231.1 ГК РФ)
 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное)
 сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их
флаги, гербы, другие символы и знаки
 официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки
отличия
 обозначения, сходные до степени смешения с названными элементами
Указанные в п. 1 ст. 1231.1 ГК РФ официальные символы, наименования и отличительные знаки,
их узнаваемые части или имитации могут быть включены в средство индивидуализации в качестве
неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного
государственного органа, органа международной или межправительственной организации (п. 2 ст.
1231.1 ГК РФ).
Абсолютный запрет регистрации распространяется на обозначения (п. 3 ст. 1483 ГК РФ)
 являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо
его изготовителя
 противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков
 обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и
изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ (п. 4 ст. 1483 ГК РФ)
 обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с объектами всемирного
культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся
в коллекциях, собраниях и фондах (п. 4 ст. 1483 ГК РФ)
 обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из
государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих
идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в
границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или
другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением (п. 5 ст. 1483
ГК РФ)
 обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц,
заявленными на регистрацию (ст. 1492 ГК РФ)
 в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на
государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не
принято решение об отказе в государственной регистрации (подп. 1 п. 6 ст. 1483 ГКРФ)
 обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц,
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет
(подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ)
 обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц,
признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской
Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем
приоритет заявленного обозначения (подп. 3 п. 6. ст. 1483 ГК РФ)
 в отношении любых товаров – обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с
наименованием места происхождения товаров (п. 7 ст. 1483 ГК РФ)
 в отношении однородных товаров – зарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений,
тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации
фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких
наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения (п. 8 ст. 1483 ГК
РФ)
 обозначений, тождественных названию известного в Российской Федерации произведения науки,
литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства
или его фрагменту (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ)
 обозначений, тождественных имени (ст. 19 ГК РФ), псевдониму (п. 1 ст. 1265 и подп. 3 п. 1 ст. 1315
ГК РФ) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской
Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника (подп. 2 п. 9 ст.
1483 ГК РФ)
 промышленного образца, знака соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета
регистрируемого товарного знака (подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ)
 обозначений, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом
средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения (п. 9 и 10
ст. 1483 ГК РФ)
 товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации (п. 11 ст. 1483 ГК РФ)
На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством
на товарный знак (ГК 1477). Обладателем исключительного права на товарный знак и знак
обслуживания может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Государственная регистрация товарного знака и знака обслуживания осуществляется федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
Специальные правила предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации для
общеизвестных товарных знаков – знаков, которые признаны общеизвестными товарными знаками
по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в
результате интенсивного использования стали широко известны в России среди соответствующих
потребителей в отношении определенных товаров (ГК 1508).
Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, которая действует бессрочно.
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Требования к обозначению, регистрируемому в качестве товарного знака:
• различительная способность;
• относительная новизна.
Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного
знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на
территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип
исчерпания права).(ГК 1487)

30.Исключительное право на обычный товарный знак (содержание, объем, срок,


оборотоспособность).
Исключительное право на товарный знак включает правомочия использовать его любым не
противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ), в том числе путем (ст. 1484 ГК РФ)

 его размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются
к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский
оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на
территорию Российской Федерации
 его размещения при выполнении работ, оказании услуг
 его размещения на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот
 его размещения в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в
объявлениях, на вывесках и в рекламе
 его размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации
 его защиты от незаконного использования другими лицами
 распоряжения исключительным правом на товарный знак (кроме права на коллективный товарный знак).
В случае исчерпания права соответствующее использование товарного знака другими лицами нарушением
исключительного права не является, если правообладатель дал на это свое согласие (ст. 1487 ГК РФ)
Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак
охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы R или латинской буквы R
в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак».
Также используется аббревиатура ТМ – Trade mark.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения
(ст.1484 ГК).
Срок действия. (ГК 1491) Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти
лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного
знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.
Срок может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение
последнего года действия этого права. Продление срока действия возможно неограниченное число
раз. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении
срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

31. Исключительное право на коллективный и общеизвестный товарные знаки


(содержание, объем, срок, оборотоспособность).
Общеизвестным товарным знаком может быть признан (ст. 1508 ГК РФ)

 товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной


регистрации
 товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации в соответствии с международным
договором Российской Федерации
 обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории
Российской Федерации
если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в
заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении
товаров заявителя.
Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения ФОИВ по ИС по
заявлению правообладателя (ст. 1509 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом на общеизвестный товарный знак


Нормы ГК РФ, посвященные общеизвестным товарным знакам, не содержат каких-либо
ограничений в отношении распоряжения исключительным правом на такое обозначение. А,
следовательно, как и в случае с обычным товарным знаком, правообладатель может:

 Предоставлять право использования товарного знака другим лицам (по лицензионному


договору);
 Заключить концессионный договор и передать право на использование товарного знака в
комплексе с исключительными правами на другие объекты интеллектуальной собственности;
 Использовать исключительное право на товарный знак в качестве предмета залога;
 Передать в полном объеме исключительное право на принадлежащее ему обозначение (по
договору отчуждения).
В соответствии со ст.1490 ГК РФ любое распоряжение исключительным правом на товарный знак
оформляется в виде договора, заключенного в письменной форме. Такое соглашение подлежит
регистрации в Роспатенте. Затем сведения о распоряжении правом публикуются в Реестре
общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (далее Реестр) благодаря чему третьи лица
могут удостовериться в законности полномочий по использованию обозначения другими
субъектами.
Распоряжение исключительным правом на общеизвестный товарный знак – один из способов получения
прибыли от использования нематериальных активов. Предоставляя прочим лицам лицензию на использование
средства индивидуализации, правообладатель получает дополнительный доход, а также способствует
повышению потенциальной стоимости и узнаваемости используемого обозначения. 
Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание
исключительного права на общеизвестный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного
товарного знака действует бессрочно.

Коллективный товарный знак (ст. 1510 ГК РФ)

 принадлежит объединению лиц, каждое из которых вправе использовать коллективный товарный знак
 предназначен для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение
лицами
 предназначен для обозначения товаров, обладающих едиными характеристиками их качества или иными
общими характеристиками
В подпункте 1 пункта 1 статьи 1511 ГК РФ, а также во втором абзаце пункта 2 статьи 1511 ГК РФ
объединение прямо называется правообладателем коллективного знака. В связи с этим обладателем
исключительного права на коллективный товарный знак является все-таки объединение, а не входящие в него
лица. Поскольку именно объединение вправе запрещать использование такого знака третьим лицам, не
входящим в него и в перечень лиц, содержащийся в уставе знака, в том числе оно уполномочено осуществлять
контроль за соблюдением единых общих характеристик товаров. Таким образом, по своему происхождению,
генезису коллективный товарный знак является единым знаком. Законодательством предусмотрено, что
коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц в качестве единственного
средства для обозначения товарного знака либо применять его наряду со своим индивидуальным товарным
знаком. Однако можно заметить, что при использовании коллективного знака особой самостоятельности у
лиц, входящих в объединение, нет, поскольку именно объединение в своем уставе должно указать: перечень
товаров, которые будут маркироваться коллективным знаком, единые характеристики этих товаров (размеры,
цвет и т.д.), в том числе характеристики их качества, а также условия использования товарного знака.
Единственное право участника объединения, которое не подлежит ограничению, - право выхода из
объединения; все остальные права могут быть ограничены уставом коллективного знака. Полагаем, что при
наличии таких обстоятельств, говорить о самостоятельности лиц, входящих в указанное объединение не
вполне корректно. В связи с этим выявить какие-либо существенные основания, по которым законодатель в
пункте 4 статьи 1229 ГК РФ посчитал, что права членов объединения на использование коллективного знака,
зарегистрированного на имя этого объединения, являются самостоятельными исключительными правами, не
представляется возможным. Таким образом, отнесение права на коллективный товарный знак к категории
абсолютных и исключительных, с учетом их правового регулирования, представляется неверным ввиду того,
что равным правом на использование указанным товарным знаком обладают разные лица.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1510 ГК РФ право на коллективный знак не может быть отчуждено и не
может быть предметом лицензионного договора, то есть указанным пунктом, вводится ограничение на
распоряжение правом на коллективный товарный знак, в связи с чем, по смыслу законодательства, право на
коллективный товарный знак не оборотоспособно и неотчуждаемо.
Характерной особенностью коллективного знака является то, что такой знак и исключительное
право на его использование не могут быть переданы лицам, не являющимся его членами.
Использование коллективного знака не лишает каждого его члена возможности использовать и свои
собственные товарные знаки.

32.Наименование места происхождения товара как объект правовой охраны.


Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является
обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или
неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения,
местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и
ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими факторами (п. 1 ст. 1516 ГК РФ)
Наименование места происхождения товара имеет конкретные признаки

 Наличие обязательного наименования какого-либо географического объекта, существующего или


существовавшего, относительно устойчивого, характеризующегося определенным местоположением
целостного образования Земли (страна, поселение, местность, иные объекты)
 Нахождение производственной базы правообладателя (например, линии по розливу минеральной воды) в
границах данного географического объекта
 Особые свойства товара (например, химический состав минеральных вод, ароматические и вкусовые оттенки
вин, неповторимый узор изделий из фосфора, серебра, стекла и т. д.)
 Прямая связь особых свойств товара с природными условиями конкретной территории (относящейся к
географическому объекту) или людскими факторами, под которыми следует понимать профессиональные
секреты и навыки мастеров, живущих на данной территории и, как правило, традиционно занимающихся
производством того или иного товара
 Известность потребителю названия товара, в котором использовано наименование места происхождения товар

Наименование места происхождения товара охраняется в течение всего времени существования возможности
производить товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для соответствующего географического объекта природными условиями (ст. 1521 ГК РФ).
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или
содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее
употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства (п. 2 ст.
1516 ГК РФ).
Наименование места происхождения товара признается и охраняется в силу государственной регистрации
такого наименования.
Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими
гражданами либо юридическими лицами, что удостоверяется свидетельством (свидетельствами) о
регистрации. Такому лицу (лицам) предоставляется исключительное право использования этого наименования
при условии, что производимый таким лицом товар отвечает требованиям п. 1 ст. 1516 ГК РФ.
Исключительное право использования в отношении того же наименования может быть предоставлено любому
лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми
свойствами.
Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения
товара в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Использованием НМПТ
считается, в частности, размещение этого наименования (п. 1 ст. 1519 ГК РФ)

 на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,


демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию
Российской Федерации
 на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский
оборот
 в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе
 в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации

Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не


имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место
происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как
«род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых
товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств
товара (п. 3 ст. 1519 ГК РФ).
Не допускается распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том
числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования.
Знак охраны «Зарегистрированное НМПТ» (ст. 1520 ГК РФ), свидетельство об исключительном праве на
НМПТ действуют в течение 10 лет со дня подачи заявки (ст. 1531 ГК РФ).
Особенности правовой охраны наименования места происхождения товаров проявляются в
следующем:
 исключительным правом нельзя распорядиться. В отношении этого средства
индивидуализации нельзя заключить ни лицензионный договор, ни договор об отчуждении
исключительного права, ни договор коммерческой концессии;
 на одно наименование места происхождения товара может возникать несколько
самостоятельных исключительных прав разных производителей, действующих в границах
охраняемого географического объекта.
 прекращение исключительного права отдельного производителя не влечет прекращение
регистрации НМПТ. Напротив, оспаривание регистрации НМПТ влечет прекращение всех
исключительных прав на него.
33.Исключительное право на наименование места происхождения товара
(содержание, объем, пределы).

Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является


обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или
неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения,
местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и
ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими факторами (п. 1 ст. 1516 ГК РФ)
Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения
товара в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Использованием НМПТ
считается, в частности, размещение этого наименования (п. 1 ст. 1519 ГК РФ)

 на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,


демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию
Российской Федерации
 на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский
оборот
 в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе
 в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации

Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не


имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место
происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как
«род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых
товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств
товара (п. 3 ст. 1519 ГК РФ).
Не допускается распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том
числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования.
Знак охраны «Зарегистрированное НМПТ» (ст. 1520 ГК РФ), свидетельство об исключительном праве на
НМПТ действуют в течение 10 лет со дня подачи заявки (ст. 1531 ГК РФ).
Наименование места происхождения товара охраняется в течение всего времени существования
возможности производить товар, особые свойства которого исключительно или главным образом
определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и (или)
людскими факторами.
Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара действует в течение
10 лет со дня подачи заявки на НМПТ в ФОИВ по ИС. Срок действия свидетельства об исключительном
праве на НМПТ может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства. К заявлению по инициативе
правообладателя прилагается заключение уполномоченного органа о том, что обладатель свидетельства
производит в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в
Государственном реестре наименований особыми свойствами. Если заключение уполномоченного органа
правообладателем не представлено, его запрашивает ФОИВ по ИС.

34.Коммерческое обозначение как объект правовой охраны. Исключительное


право на коммерческое обозначение (содержание, объем, пределы,
оборотоспособность).
Коммерческое обозначение – это обозначение, которое используется для индивидуализации
принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, а также
индивидуальным предпринимателям принадлежащих им торговых, промышленных и других
предприятий (ст. 1538 ГК РФ)
Как средство индивидуализации коммерческое обозначение имеет следующие признаки
 используется для индивидуализации предприятий (имущественных комплексов,
используемых для осуществления предпринимательской деятельности), к которым могут относиться
производственные предприятия, магазины, предприятия общепита, предприятия бытовых услуг и т.
д.
 не подлежит обязательной государственной регистрации, так как не является фирменным
наименованием, не может быть включено в учредительные документы юридического лица
 может использоваться для индивидуализации одного или нескольких предприятий (однако
для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два
коммерческих обозначения и более)
 не является фирменным наименованием, однако фирменное наименование или его элементы
могут быть включены в коммерческое обозначение (п. 1 ст. 1541 ГК РФ)
 исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование
правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от
исключительного права на фирменное наименование
 коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть
использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке; коммерческое обозначение,
включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака (п. 2 ст. 1541 ГК РФ)
Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения
в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не
противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том
числе путем (ГК 1539)
 указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации,
в объявлениях и рекламе
 на товарах или их упаковках
 в сети Интернет, если такое обозначение обладает достаточными различительными
признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия
является известным в пределах определенной территории
 его отчуждения другому лицу по договору в составе предприятия, для индивидуализации
которого такое обозначение используется
 принятия мер по защите права на коммерческое обозначение
 предоставления права на коммерческое обозначение другому лицу для временного
использования в предпринимательской деятельности по договору аренды предприятия или договору
коммерческой концессии
Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение
относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного
до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным
исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого
соответствующее исключительное право возникло ранее. Лицо, нарушившее, обязано по требованию
правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить
правообладателю причиненные убытки.
Если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации
нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое
обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого
коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.
Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого
обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия или
договором коммерческой концессии.
Действие исключительного права на коммерческое обозначение. На территории Российской
Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для
индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.
Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не
использует его непрерывно в течение года.
Срок действия исключительного права зависит от срока деятельности предприятия, которое данное
обозначение индивидуализирует. Исключительное право на коммерческое обозначение
прекращается (ГК 1540)
 в связи с прекращением деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя, которые используют данное коммерческое обозначение в своей деятельности
 если правообладатель не использует его непрерывно в течение года
 по решению суда, если будет доказано, что коммерческое обозначение тождественно другому
коммерческому обозначению или иному средству индивидуализации и тем самым нарушает чужие
исключительные права

35.Переход исключительного права. Общая характеристика. Основания перехода


исключительного права.
Переход исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг подчиняется общим правилам
гражданского оборота, однако их специфика весьма существенна. Эта специфика предопределена
прежде всего нематериальной природой результатов интеллектуальной деятельности.
Наиболее распространенной, но далеко не единственной правовой формой, опосредствующей
оборот исключительного права, является договор. На данный момент в ГК РФ закреплены
слежующие основные вида договоров о передаче (предоставлении) прав, необходимых для
использования произведений:
1) договор об отчуждении исключительного права на произведение в полном объеме, ранее
законодательством не предусматривавшийся (ст. 1285 ГК РФ) Договор об отчуждении
исключительного права на произведение – это соглашение, в силу которого автор или иной
правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на
произведение в полном объеме приобретателю такого права (ст. 1285 ГК РФ). Предметом
соглашения является исключительное право на произведение, которое в полном объеме переходит к
правообладателю. Не переходят к правообладателю право авторства, право доступа, право следствия,
которое принадлежит только автору и является неотчуждаемым;
2) Лицензионный договор имеет следующие разновидности (ст. 1236 ГК РФ).
 договор о предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам [простая (неисключительная) лицензия] (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ)
 договор о предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам (исключительная лицензия) (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ)
 при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право
использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому
лицу (сублицензионный договор) (ст. 1238 ГК РФ)
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в
случаях и по основаниям, которые установлены законом:
1. В порядке универсального правопреемства.
по наследству (ст. 1112 ГК РФ) – по завещанию (ст. 1118, 1120 ГК РФ) (право переходит к
физическим лицам, юридическим лицам, публично-правовым образованиям); – по закону (ст. 1141
ГК РФ) [право переходит только к наследникам соответствующей очереди (физическим лицам), а
также к РФ в порядке наследования выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ)]
при реорганизации юридического лица. – при присоединении – в соответствии с передаточным
актом; – при разделении – в соответствии с разделительным балансом; – при выделении – в
соответствии с разделительным балансом; – при слиянии – в соответствии с передаточным актом; –
при преобразовании – в соответствии с передаточным актом.
2. При обращении взыскания на имущество правообладателей. Обращение взыскания производится в
порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 87 ФЗ от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» путем проведения открытых торгов в форме аукциона. Выигравшим торги на
аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену (п. 4 ст. 447 ГК РФ). Лицо,
выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о
результатах торгов, который в случае необходимости является основанием для государственной
регистрации перехода права.
Указание в законе на переход во всех этих случаях исключительного права без договора достаточно
условно, поскольку при обращении взыскания на исключительные права они, по общему порядку,
подлежат продаже с публичных торгов, по итогам которых оформляется договор купли-
продажи (отчуждения исключительного права). Договор оформляется и в некоторых случаях, когда
торги признаются несостоявшимися. Строго говоря, передача исключительного права без договора
при обращении взыскания имеет место, когда сами исключительные права на основании судебного
акта передаются взыскателю (например, при реституции).
Правообладатель распоряжается не самим объектом интеллектуальных прав, а исключительным
правом на большинство результатов интеллектуальной деятельности, т.е. в обороте участвует не
результат интеллектуальной деятельности, а исключительное право на такой результат. В то же
время не всякое исключительное право является оборотоспособным (например, полностью
необоротоспособно исключительное право на наименование места происхождения товаров).

Если результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, то переход


исключительного права по договору или без договора, залог исключительного права либо
предоставление права пользования результатом интеллектуальной деятельности по лицензии также
подлежат государственной регистрации.

36.Предоставление права использования. Общая характеристика. Основания


предоставления права использования.
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем
предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный
договор). (ГК 1233)
В этом случае правообладатель сохраняет за собой исключительное право на объект
интеллектуальной собственности, например товарного знака, но использовать данный объект могут и
другие лица. Такое распоряжение может быть оформлено лицензионным договором, а также
договором коммерческой концессии или, как его еще называют договором франшизы.
В рамках лицензионного договора передаются права на один вид объектов, в рамках договора
коммерческой концессии передаются права на комплекс исключительных прав, включающий
товарный знак или знак обслуживания, а также патенты, ноу-хау и другие объекты.
Обычно, договоры на использование исключительного права имеют ограничения:
 по времени действия (устанавливается срок действия договора),
 территориально (право на использование объекта распространяется только на конкретный
регион),
 также ограничение может касаться способов использования переданного объекта. 
Также правообладатель может передавать право использования одной и той же интеллектуальной
собственности нескольким лицам, если в договоре не определена исключительность такой передачи.

Лицензионный договор — это соглашение, по которому обладатель исключительного права на


объект интеллектуальной собственности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить
другой стороне (лицензиату) право использования этого объекта в предусмотренных договором
пределах. Сторонами лицензионного договора, т. е. лицензиаром — обладателем исключительного
права и лицензиатом — временным пользователем объекта интеллектуальной собственности, могут
быть любые субъекты гражданских прав при соблюдении правил о право- и дееспособности. Это
отличает лицензионный договор от сходного с ним договора коммерческой концессии, сторонами
которого могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (ГК
1235). Предметом лицензионного договора является право использования определенного объекта
интеллектуальной собственности определенными в договоре способами, и лицензиат вправе
использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены
договором. Право использования объекта интеллектуальной собственности, прямо не указанное в
договоре, не считается предоставленным лицензиату, поэтому важно тщательно продумать (и
зафиксировать в тексте договора) желаемые возможности использования объекта. Использование
лицензиатом объекта способом, не указанным в договоре, либо по прекращении действия
лицензионного договора может повлечь не только гражданско-правовую ответственность за
нарушение исключительного права, но и административную и уголовную ответственность.
Гражданский кодекс РФ устанавливает следующее требование к форме лицензионного договора:
договор должен быть заключен в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено иное.
В соответствии с п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона
(правообладатель) предоставляет другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без
указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на
другие предусмотренные договором объекты исключительного права, в частности на коммерческое
обозначение, секрет производства 90 (ноу-хау), принадлежащие правообладателю.
Право использования своего коммерческого обозначения одна сторона предоставляет другой
стороне в порядке и на условиях, предусмотренных договором аренды предприятия или договором
коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии комплекс исключительных прав,
деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя используется в определенном объеме с
установлением минимального и (или) максимального объема использования. При этом объем
использования устанавливается с указанием или без указания территории использования
применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Правообладатель обязан
передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную
информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по
договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по
вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

37.Принудительная лицензия.
Патентообладатель, помимо прав, имеет также и обязанность использования принадлежащих ему
изобретения, полезной модели или промышленного образца, что отражено в ст. 1362 ГК РФ (данная
ст.далее по тексту): «Если изобретение или промышленный образец не используется, либо
недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а
полезная модель – в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному
предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое
использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе
патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях,
соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о
предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на
территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.
В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему
такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей».
Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им
изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными
причинами, суд принимает решение о предоставлении принудительной лицензии и об условиях ее
предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в
решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах. Действие
принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке
по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии,
перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает
срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в
связи с получением этой лицензии прав.
Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное
право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или
полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях,
соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право
обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой
(неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения
или полезной модели обладателя первого патента.
В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия
предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной
модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное
право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое
достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной
моделью обладателя первого патента, cуд принимает решение о предоставлении ему принудительной
простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования
изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая
отчуждения второго патента.
Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен
быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых
обстоятельствах. В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной
простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель,
право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет
право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого
изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия,
на условиях, соответствующих установившейся практике.
На основании решения суда Роспатент осуществляет государственную регистрацию
принудительной простой (неисключительной) лицензии.

38.Понятие и способы распоряжения исключительным правом.


Распорядиться правом — значит изменить его обладателя (произвести передачу права), изменить
его содержание (ограничить право, либо произвести его обременение), изменить пределы его
осуществления, отказаться от права без передачи его какому-либо другому лицу. 
Важным элементом содержания исключительного права является то, что правообладатель может
распоряжаться этим правом, если Кодексом не предусмотрено иное. В абзаце 2 п. 1 ст. 1229
установлено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать другим лицам
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом
правообладатель осуществляет распоряжение своим исключительным правом, т.к. он либо
предоставляет им право использования такого результата интеллектуальной деятельности (средства
индивидуализации) в установленных договором пределах, либо отчуждает им свое исключительное
право в полном объеме (ст. 1233 ГК).
В абзаце 2 п. 1 ст. 1229 указано также, что правообладатель может запрещать другим лицам
использование соответствующего результата или средства индивидуализации. Данная формулировка
позволяет обладателю исключительного права запрещать конкретным лицам и в конкретных случаях
использование определенных охраняемых результатов или средств индивидуализации (например, в
соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК). Одновременно Кодекс предусматривает, что отсутствие запрета не
считается согласием, т.е. разрешением правообладателя на использование соответствующего
объекта. Это еще раз подчеркивает наличие общего запрета в отношении использования,
обращенного ко всем третьим лицам.

Законодательство допускает различные способы распоряжения исключительным правом.


Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации различным путем, в том числе,
но не ограничиваясь, на основании следующего:

 договор об отчуждении исключительного права, по которому исключительное право


переходит к иному лицу в полном объеме (статья 1234 ГК РФ).
 лицензионный договор, по которому иному лицу предоставляется право использования
соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в то
время как исключительное право сохраняется за правообладателем (статья 1235 ГК РФ).
 договор о залоге исключительного права (статья 358.18 ГК РФ).
 договор коммерческой концессии, по которому предоставляется право использовать в
предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных
прав, включающий право на товарный знак (глава 54 ГК РФ).
 договор доверительного управления имуществом (глава 53 ГК РФ).
 заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать
принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на
определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока (пункт 5 статьи 1233 ГК
РФ).
В отдельных случаях распоряжаться исключительным правом может иное лицо, не
правообладатель. Так, например, при письменном согласии лицензиара (правообладателя) лицензиат
может по сублицензионому договору предоставить право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (ГК 1238). При этом у
лицензиата есть только те права, которые прямо указаны в лицензионном договоре. В этой связи по
сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех
прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для
лицензиата.
Права на объекты интеллектуальной собственности могут принадлежать физическим и
юридическим лицам. В отношении каждого объекта законодатель может сделать ограничение.
Например, обладателем исключительного права на товарный знак может быть только физическое
лицо, обладающее статусом индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо.
Правообладателем фирменного наименования может быть только юридическое лицо, а
распоряжаться исключительным правом на объект авторского права или на изобретение, полезную
модель или промышленный образец может любое лицо.

39.Классификация договоров в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему


исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права
способом. Иными словами, правообладатель для распоряжения своими правами может использовать
любую форму договора, не запрещенную законом, и к таким договорам будут применяться общие
положения ГК РФ об обязательствах и о договоре. Существует немало классификаций по данной
теме, приведем одну из них. Договоры в сфере интеллектуальной собственности делятся на
следующие виды:

1. Договоры об отчуждении исключительных прав (договоры об отчуждении исключительных


прав на произведения науки, литературы и искусства, объекты смежных прав, объекты патентных
прав, на средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), на селекционные
достижения, секреты производства (ноу-хау) топологии интегральных микросхем). Общие правила
для данного договора устанавливает ст. 1234 ГК РФ. По данному договору одна сторона
(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на
ОИС в полном объеме другой стороне (приобретателю) полностью и навсегда. Такой договор
заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях,
установленных законодательством: несоблюдение данных условий влечет за собой признание
договора недействительным. В то же время существуют исключения из общего правила. Например,
договор об отчуждении исключительного права на произведение не подлежит государственной
регистрации, так как для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется
регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Исключительное право
передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок, причем данное условие должно быть
обязательно включено в текст договора. Договор, в котором подобное условие отсутствует, будет
считаться лицензионным договором. По общему правилу данный договор является возмездным, хотя
стороны могут договориться и о бесплатном отчуждении исключительного права. При отсутствии в
возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор
считается незаключенным. В ГК РФ указано, что при существенном нарушении приобретателем
обязанности выплатить правообладателю в установленный срок вознаграждение за приобретение
исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на
себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков. Если же исключительное
право не перешло к приобретателю, то при нарушении им условий об оплате правообладатель может
в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных
расторжением. Исключительное право на объект переходит от правообладателя к приобретателю в
момент заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об
отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, исключительное право
на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент
государственной регистрации этого договора. Таковы общие правила по договорам данного вида.

В соответствующие разделы ГК РФ включены специальные нормы, регулирующие особенности


заключения подобных договоров в отношении исключительных прав на:

 — произведение как объект авторских прав (ст. 1285);


 — объекты смежных прав (ст. 1307);
 — объекты патентного права (ст. 1365, 1366);
 — селекционное достижение (ст. 1426, 1427);
 — на топологию интегральных микросхем (ст. 1458);
 — секрет производства (ст. 1468);
 — товарный знак (ст. 1488);
 — единую технологию (ст. 1547, 1550).

Необходимо обратить внимание, что не допускается заключение договоров об отчуждении


исключительных прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение и наименование
места происхождения товара. В отношении этих ОИС запрет установлен и на заключение
лицензионных договоров.

2. Лицензионные договоры (договоры на предоставление прав на использование произведений


науки, литературы, товарных знаков, коммерческих обозначений, топологии интегральных
микросхем, селекционных достижений). Общие правила заключения лицензионного договора
устанавливает ст. 1235 ГК РФ. Стороны такого договора именуются как лицензиар (обладатель
исключительного права) и лицензиат. По лицензионному договору лицензиар предоставляет или
обязуется предоставить лицензиату право использования ОИС. В зависимости от различных
классификаций можно выделить различные виды лицензионных договоров, например, патентные,
беспатентные, неисключительные, исключительные, перекрестные, сопутствующие и т.д. К особым
видам можно отнести сублицензионный договор и принудительную лицензию.

Заключив лицензионный договор, лицензиат сможет использовать ОИС только в пределах тех прав
и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Лицензионный договор
заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в тех же случаях, что и
договор об отчуждении исключительных прав. Несоблюдение письменной формы или требования о
государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. В устной
форме ГК РФ предусматривает возможность заключения только одного вида лицензионного
договора. Это исключение сделано для договора о предоставлении права использования
произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ об издательском
лицензионном договоре).

К существенным условиям договора относят его предмет, способ использования, цену для
возмездного договора. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой
допускается использование ОИС. Если такая территория не указана, то лицензиат вправе
осуществлять их использование на всей территории РФ. Срок, на который заключается
лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на ОИС.
Условия, которые определяют территорию и сроки, не являются существенными. В случае
отсутствия данных условий в договоре действуют соответствующие положения ст. 1235 ГК РФ: если
стороны не договорились об ином, будет считаться, что право использования ОИС передано на 5 лет
с возможностью использования на всей территории РФ. В отношении лицензионных договоров по
некоторым ОИС действуют специальные правила заключения. Такие правила применяются к
объектам:

 — авторских прав (ст. 1286—1287);


 — смежных прав (ст. 1308);
 — патентного права (ст. 1367—1368);
 — селекционным достижениям (ст. 1428—1429);
 — топологиям интегральных микросхем (ст. 1459);
 — секретам производства(ст. 1469);
 — товарным знакам (ст. 1489);
 — единым технологиям (ст. 1550).

3.Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры авторского


заказа, заказа на создание объектов смежных прав, заказа на создание топологий интегральных
микросхем, селекционных достижений, ноу-хау). Рассмотрим данный вид договоров на
примере договора авторского заказа. По данному договору одна сторона (автор) обязуется по заказу
другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или
искусства на материальном носителе или в иной форме. Материальный носитель произведения
передается заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование. В договоре авторского заказа должны быть определены
основные признаки создаваемого произведения. К числу таких признаков могут быть отнесены
объем, вид, жанр, целевое назначение, рабочее название будущего произведения и т. п. Договор
авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного
права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права
использования этого произведения в установленных договором пределах. В законе указано, что в
случаях, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного
права на произведение, которое должно быть создано автором, или условия о предоставлении
заказчику права использования произведения в установленных договором пределах, к такому
договору применяются установленные законом правила о договоре об отчуждении исключительного
права или лицензионного договора.

Существенным условием такого договора является условие, в котором оговариваются сроки.


Произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть
передано заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не
позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.

Что касается объектов патентного права, то к данной группе договоров можно отнести договоры на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. По
договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести
обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования; по договору на выполнение
опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия,
конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять
работу и оплатить ее. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения
исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). Условия
данных договоров также должны соответствовать законам и иным правовым актам об
исключительных правах (интеллектуальной собственности): должны быть четко оговорены основные
признаки создаваемых объектов, виды, сроки и т.д.

4. Иные договоры (например, договор залога, договор доверительного управления


исключительными правами, договор коллективного управления исключительными правами, договор
о конфиденциальности, опционный договор, договор о выплате авторского вознаграждения, договор
между патентовладельцами о совместном владении ОИС, сделки с предприятиями и др.). Одним из
видов договоров в данной группе является залог исключительных прав (ст. 1233 ГК РФ). Предметом
залога, по общему правилу, может являться исключительное право на любой результат
интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации (изобретение, промышленный
образец, полезная модель, товарный знак, ноу- хау, программа для ЭВМ, база данных, произведения
литературы, науки, искусства и др.). Регистрацию залога исключительных прав осуществляет
Роспатент в установленном порядке. Договоры залога должны содержать ряд обязательных условий,
которые обеспечат прохождение экспертизы при регистрации договора в Роспатенте.

Исключения из данного правила составляют случаи, когда распоряжение исключительным правом


запрещается или ограничивается законом (право на фирменное наименование, наименование места
происхождения товара, коммерческое обозначение, коллективный товарный знак, секретное
изобретение). В остальных случаях исключительное право может свободно отдаваться в залог
правообладателем.

Что касается опционного договора(4429.3 ГК ), то по своей правовой природе он является


предлицснзионным договором, т. е. заключается между владельцем объекта промышленной
собственности (патентообладателем) и покупателем до покупки лицензии. Опционный договор
позволяет потенциальному покупателю лицензии проверить эффективность объекта лицензионного
договора в конкретных производственных условиях. Опционный договор предусматривает
обязательства потенциального покупателя оплатить передачу объекта на испытания. Передающая
сторона обязуется не разглашать сведения об этом объекте третьим лицам до заключения
лицензионного договора. При положительных испытаниях стороны обязуются заключить
лицензионный договор.

Выделим еще один вид договора — договор коммерческой концессии. По данному договору одна
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение
на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности последнего
комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное
наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую
информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав —
товарный знак, знак обслуживания и т.д. (ст. 1027 ГК РФ). Договор предусматривает использование
комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в
определенном объеме (возможно установление минимального и (или) максимального объема
использования) с указанием или без указания территории использования применительно к
определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от
правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности,
выполнению работ, оказанию услуг). В мировой практике этот тип договора широко распространен
под названием «франчайзинг». Данный договор заключается в письменной форме и подлежит
государственной регистрации.

40.Договорно-правовые способы распоряжения исключительным правом.


В соответствии со ст. 1233 ГК РФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права
способом, в том числе путем
 его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1234 ГК РФ)
 предоставления другому лицу права использования соответствующих результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором
пределах (лицензионный договор) (ст. 1235 ГК РФ)
к которым применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ) и о договоре (ст.
420–453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из
содержания или характера исключительного права. . В свою очередь, как справедливо утверждает
Е.А. Суханов, общие нормы части четвертой ГК РФ о договорах (ст. 1233 - 1240) распространяют
свое действие и на те договорные отношения, что прямо урегулированы этой частью кодекса, и на те,
что находятся во второй части ГК РФ, если и поскольку их предметом выступают исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации

Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительного права к


лицензиату (ст. 1233 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом может осуществляться посредством заключения и иных


договоров, например договора о залоге исключительного права, договора продажи предприятия,
аренды предприятия, коммерческой концессии, доверительного управления имуществом. Такие
договоры приобретают определенную специфику в связи с тем, что содержат условия об
исключительных правах.

Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной


деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается
лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права
использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого
для включения в сложный объект.
Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора,
ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности
определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать
исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.
В случае заключения договора о залоге исключительного права залогодатель вправе в течение срока
действия договора использовать результат интеллектуальной деятельности или такое средство
индивидуализации без согласия залогодержателя и распоряжаться исключительным правом на такой
результат или такое средство, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе
отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено
договором.

41.Договор об отчуждении исключительного права. Общая характеристика.


Регистрация перехода исключительного права. Содержание. Форма.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или
обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора. (ГК 1234)
Для заключения договора о полной передаче исключительных прав важно не только содержание, но
и соблюдение определенной формы. Исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности отчуждаются только письменно. Отсутствие письменной формы влечет
недействительность соглашения со всеми вытекающими из того последствиями — возврат сторон в
положение, которое существовало до совершения сделки (в лучшем случае).
Если по договору отчуждаются права на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, которые подлежат госрегистрации, переход исключительного права по договору
также будет необходимо зарегистрировать. Так, регистрация перехода исключительных прав
необходима, когда предметом сделки являются права на изобретения, достижения селекции,
товарные знаки, образцы промышленности и полезные модели.
Госрегистрация перехода прав по сделке отчуждения исключительного права осуществляется в
Роспатенте. Для этого стороны договора должны сами обратиться в государственный орган с
соответствующим заявлением. В случае, если за регистрацией перехода обращается одна из сторон
отношений, то к заявлению прикладывается договор или выписка из него, заверенная у нотариуса.
Роспатент может отказать в регистрации, если есть какие-то проблемы с документами или передача
прав на объект интеллектуальной собственности противоречит закону (например, передача прав на
товарный знак повлечет введение обычных покупателей в заблуждение).
За прежним правообладателем сохраняются личные неимущественные права, а в некоторых
случаях — иные интеллектуальные права (например, право доступа, право следования в отношении
некоторых видов произведений искусства). Приобретатель исключительного права становится
легальным монополистом в отношении охраняемого объекта, за исключением случаев
«обременения» права лицензиями, а также случаев свободного использования объекта. Отчуждаемое
исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными
лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими
правообладателями. 
Правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного
права, являются обязательственными, а между приобретателем и всеми иными лицами, за
исключением лицензиатов по ранее выданным лицензиям, — абсолютными.
В том случае, если в договоре об отчуждении исключительного права предусматриваются
ограничения по способам использования охраняемого объекта, территории, сроку использования,
такой договор путем его толкования может быть квалифицирован как лицензионный.
Сторонами такого договора в зависимости от объекта исключительных прав могут быть как
физические, так и юридические лица. В некоторых случаях, например при отчуждении
исключительного права на товарный знак, сторонами договора могут являться только субъекты
предпринимательских отношений.
Применительно к договорам об отчуждении исключительного права, совершаемым в отношении
нескольких лиц, поднимается проблема совладения исключительным правом, к которому в силу
отсутствия подробного регулирования неоднократно предпринимались попытки применять нормы
о праве общей долевой собственности. Представляется, что вполне допустимо применение по
аналогии ряда норм об общей долевой собственности, например, о презумпции равенства долей (п. 1
ст. 245 ГК РФ), однако при этом необходимо учитывать, что в соответствии с п. 3 ст. 1227 ГК РФ к
интеллектуальным правам не применяются положения разд. II настоящего Кодекса (о праве
собственности и других вещных правах), если иное не установлено правилами настоящего раздела.
К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:
 условие об отчуждении исключительного права в полном объеме (в договоре нет
необходимости упоминать об отдельных правомочиях или на определенные срок, территории,
способы использования);
 указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;
 размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является
безвозмездным. В случае безвозмездного характера, на это должно быть прямо указано в договоре,
иначе договор считается незаключенным;
 срок выплаты вознаграждения.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере
вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила
определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются (п. 3 ст. 1234 ГК
РФ).Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть
предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных
отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Порядок выплаты вознаграждения может быть
определен различными способами, в том числе путем включения в оплату за создание произведения
по договору заказа на создание произведения, содержащего условия о передаче (предоставлении)
прав на созданное произведение заказчику.
Перевод исключительного права на прежнего правообладателя и взыскание убытков, не
представляют собой исчерпывающего перечня способов защиты, которые могут быть применены при
нарушении основной обязанности приобретателя исключительного права — права на
вознаграждение, и не исключает, например, предъявления требования о взыскании
предусмотренного договором вознаграждения.
42. Права и обязанности сторон по договору об отчуждении исключительного
права. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора сторонами.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает
или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить
правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено
иное.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере
вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Так как в России действует принцип свободы договора, Контрагенты могут прописывать различные
условия, не противоречащие законодательству.

Обязанности правообладателя:
 Передать приобретателю исключительное право в полном объеме для дальнейшего
самостоятельного использования способами, предусмотренными ГК РФ
 Передать приобретателю исключительное право, свободное от притязаний третьих лиц, в том
числе соавторов, залогодержателей по договорам о залоге, лиц, использующих исключительное
право на произведение по лицензионным договорам, и т. д.
 Передать приобретателю материальный носитель, в котором выражено произведение
 Не заключать договоры об использовании произведения с другими лицами
Приобретатель обязуется:
 Выплатить правообладателю вознаграждение (в случае заключения возмездного договора) в
размере, сроки и способом, предусмотренными условиями договора [в форме фиксированных
разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной
форме]
• Не нарушать авторских прав Правообладателя.
• Действовать в соответствии с условиями заключаемого договора.
При существенном нарушении приобретателем (ст.1234 ГК) обязанности выплатить
правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок
вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации прежний правообладатель вправе требовать в
судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения
убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.
Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им
обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение
исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и
потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по
истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от
договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
Ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение и по
лицензионному договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного другой стороне, если
договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора.

43.Лицензионный договор. Понятие, виды. Регистрация предоставления права


использования.
Лицензионный договор - это средство распоряжения исключительным правом. Согласно статье
1235 ГК РФ по лицензионному соглашению правообладатель (лицензиар) дает разрешение на
использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения,
промышленного образца, полезной модели, программы для ЭВМ и БД) в объеме, предусмотренном
договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить
лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия,
предусмотренные лицензионным соглашением.
Согласно пункту 6 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ предметом
лицензионного договора является результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в
соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой
результат или на такое средство (патент, свидетельство).
В лицензионном договоре могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а также другие
права.
В области промышленной собственности различают такие лицензионные договоры:
1. Лицензионное соглашение на изобретение.
2. Лицензия на полезную модель.
3. Лицензионный контракт на промышленный образец.
4. Лицензия на товарный знак.
5. Лицензионный контракт о передаче ноу-хау.
6. Иные виды лицензионных договоров.
В области авторского и смежных прав различают такие лицензионные договоры:
1. Авторские и лицензионные договоры.
2. Авторский договор заказа.
3. Договор об использовании программ для ЭВМ и баз данных.
4. Договор об использовании фонограмм.
5. Договор об использовании эфирных и кабельных передач.
6. Иные виды лицензионных договоров.
По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам:
 Простой неисключительный;
 Исключительный.
При выдаче простой лицензии лицензиар сохраняет за собой право заключать аналогичные
договоры с иными лицами, а также право применять объект на той же территории или в тех же
пределах. В случае же с исключительной лицензией, правообладатель на время действия
лицензионного соглашения теряет право не только заключать договоры, но и самостоятельно
использовать свою интеллектуальную собственность в переданном лицензиату объеме.
Согласно статье 429 ГК РФ, до заключения договора возможно заключение предварительного
договора, включающего условия, на которых впоследствии стороны обязуются заключить договор.
Предварительный договор заключается в той же установленной форме, что и договор
лицензирования.
Предоставление прав использования объектов промышленной собственности или средств
индивидуализации по лицензионным и сублицензионным договорам, подлежат обязательной
государственной регистрации в Роспатенте. 
Для предоставления государственной услуги в части государственной регистрации распоряжения
по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронных вычислительных машин, базу данных заявителем предоставляется:
1. Заявление, оформленное на русском языке в машинописной форме
2. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя, при подаче заявления
через представителя заявителя, не являющегося патентным поверенным, оформленная в
соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны ее
происхождения.
3. Документ, подтверждающий согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении,
на обработку персональных данных этих лиц.
4. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документов, представленных на
иностранном языке.
Несмотря на то, что причиной отказа в регистрации договоров, согласно регламенту Роспатента,
могут стать отсутствие необходимого пакета документов или допущение ошибок в их оформлении,
на практике часто ведомство отказывает в регистрации по гораздо большему перечню оснований.
Стоит также иметь в виду, что в случае отказа в регистрации лицензионного договора, Роспатент не
возвращает заявителю патентную пошлину!

44.Содержание и форма лицензионного договора. Правовые последствия


неисполнения или ненадлежащего исполнения договора сторонами.
По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в
предусмотренных договором пределах (ГК 1235).
Лицензионный договор является консенсуальным, как правило, возмездным, двухсторонним (взаимным),
поскольку у сторон есть права и обязанности, например обязанность лицензиата предоставить лицензиару
отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В свою
очередь, лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
лицензиатом предоставленных ему по договору прав и т. д.
Заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы
влечет недействительность лицензионного договора.
Является срочным, а если срок не определен, договор считается заключенным на пять лет.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации (1232 ГК РФ)
Имеет существенные условия, к которым относятся предмет (результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации с указанием реквизитов правоустанавливающих документов); способы
использования передаваемого результата; условия о вознаграждении в возмездном договоре; территории
использования.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Исключения (например, ст. 1286 ГК РФ):
 в устной форме - лицензионный договор, предметом которого является право на использование
произведения в периодическом печатном издании ;
 путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы -
лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных
(коробочная лицензия).
Отдельные права и обязанности лицензиара и лицензиата, их ответственность, а также некоторые
основания и порядок расторжения договора, в частности, обязанность лицензиата предоставлять
отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, о защите прав лицензиата,
обязанность лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в
одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или
договором.(ГК 1237)
Условие о конфиденциальности сведений об охраняемом объекте не является существенным, за
исключением лицензионного договора о предоставлении прав на секрет производства (ноу-хау).
Лицензионный договор может предусматривать те же последствия неисполнения (ненадлежащего
исполнения) предусмотренных им обязательств, которые при соблюдении требований
законодательства допустимы для любого гражданско-правового договора: обязанность уплатить
неустойку, право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при наличии
определённых оснований.
Кроме того раздел 7 ГК содержит ряд спец.норм, устанавливающих ответственность за нарушение
условий лиц.договора.
При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный
лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в
одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков,
причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с
момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил
обязанность выплатить вознаграждение.(п. 4 1237 ГК)
Специальный порядок защиты права лицензиара на получение вознаграждения предусмотрен лишь
в случае нарушения авторских и смежных прав. Данное право на защиту не предоставлено
лицензиару в тех случаях, когда идет речь о передаче прав на использование иных объектов
интеллектуальной собственность. При отсутствии специальных мер защиты применительно к
остальным случаям следует руководствоваться общими правилами о возмещении убытков и
возможности расторжения договора только в случае существенного нарушения стороной его
условий.
45. Общая характеристика договоров, направленных на создание результатов
интеллектуальной деятельности.
Договорные механизмы по созданию результатов интеллектуальной деятельности сопряжены с
решением вопроса о распределении интеллектуальных прав на такие результаты между субъектами,
участвующими в данных договорных отношениях, а также иными лицами. Таким образом, в рамках
договорных конструкций по созданию результатов интеллектуальной деятельности оформляются
отношения по приобретению исключительных прав на соответствующие объекты.
Создание результатов интеллектуальной деятельности может происходить:
1. по договору авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ);
2. по договору заказа на создание результата интеллектуальной деятельности (ст. 1296 ГК РФ);
3. при выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ (ст. 1297 ГК РФ);
4. по государственному или муниципальному контракту (например, для произведений науки,
литературы и искусства, ст. 1298 ГК РФ).
1. По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны
(заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на
материальном носителе или в иной форме (п. 1 ст. 1288 ГК РФ).
Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением
сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование.
Договором авторского заказа признается только такой договор, субъектами которого выступают
именно автор (только гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной
деятельности) и заказчик. Таким образом, договор авторского заказа по механизму, закрепленному в
ст. 1288 ГК РФ, не может быть заключен с иными лицами, кроме как с автором.
Договор авторского заказа является консенсуальным, возмездным или безвозмездным (действует
презумпция возмездности), двусторонним или односторонним (в случае, если он является
безвозмездным).
Предметом данного договора являются действия автора по созданию обусловленного договором
произведения науки, литературы или искусства и отчуждению исключительного права либо
предоставлению права использования такого произведения заказчику. Данные результаты
интеллектуальной деятельности могут быть созданы только автором (физическим лицом).
2. Договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности. Указанные
специальные положения, которые применяются в рамках конструкции авторского заказа, не могут
быть распространены на отношения по созданию произведений, когда сторонами договора являются
исполнитель, который не является автором, и заказчик. В настоящий момент подобные отношения
(когда исполнитель не является автором произведения) регулируются нормами о произведениях,
созданных по заказу (ст. 1296 ГК РФ).
Речь идет о второй разновидности договоров в рамках группы договоров по созданию результатов
интеллектуальной деятельности — договоре заказа на создание результата интеллектуальной
деятельности.
В рамках данной договорной конструкции выделяются также договоры для топологии, созданной
по заказу (ст. 1463 ГК РФ), промышленного образца, созданного по заказу (ст. 1372 ГК РФ),
селекционного достижения, созданного, выделенного или выявленного по заказу (ст. 1431 ГК РФ).
Так, согласно п. 1 ст. 1296 ГК РФ исключительное право на произведение, созданное по договору,
предметом которого было его создание (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между
подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.
Важным отличием этого договора от авторского заказа является то, что исполнителем по нему
является не сам автор, а иное лицо. Данная правовая конструкция является типичной для случаев
заказа на создание большинства произведений, когда сторонами договора выступают юридические
лица (например, разработка интернет-сайта, которая осуществляется по заказу юридического лица
специализированной организацией).
3. Третьей правовой формой создания результатов интеллектуальной деятельности по договору
является создание таких объектов при выполнении работ по иным договорам (отличным от
договора авторского заказа и договора заказа на создание результата интеллектуальной
деятельности).
В частности, указанная правовая форма предусмотрена ст. 1297 ГК РФ, нормы которой регулируют
отношения, связанные с созданием произведением при выполнении работ по договору подряда либо
договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ.
Так, исключительные права на произведения, созданные при выполнении договора подряда либо
договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ, которые прямо не предусматривали создание такого произведения, принадлежат подрядчику
(исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1297 ГК
РФ).
Подобные правила предусматриваются для изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов, созданных при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не
предусматривали их создание (ст. 1371 ГК РФ); для топологий интегральных микросхем, созданных
при выполнении соответствующих договоров (ст. 1462 ГК РФ); для секретов производства (ноу-хау),
полученных или выполненных по указанным договорам (ст. 1471 ГК РФ).
По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести
обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового
изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется
принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ).
4. Государственные и муниципальные контракты, заключаемые на выполнение работ для
государственных или муниципальных нужд
В ходе исполнения данных контрактов могут быть созданы различные результаты творческой
деятельности, относящиеся как к авторскому, так и к патентному праву.
При этом названные контракты (договоры) могут заключаться либо специально с целью создания
соответствующего результата творческой деятельности (в отношении тех же объектов, что и объекты
договоров заказа, главным образом объектов авторского права и приравненных к ним), либо не
преследовать такой цели (когда творческий результат технического характера возникает в ходе
выполнения других предусмотренных договором работ, это касается объектов патентного права и
ноу-хау).
Иначе говоря, государственный или муниципальный контракт может быть заключен с
исполнителем непосредственно на создание определенного произведения науки, литературы или
искусства (а также приравненной к ним по правовому режиму программы для ЭВМ, базы данных или
топологии ИМС). В этом качестве могут выступать также промышленные образцы и селекционные
достижения. По существу такой договор можно считать договором государственного или
муниципального заказа на создание соответствующего результата творческой деятельности.
В отношении иных результатов творческой деятельности, например объектов патентного права или
ноу-хау, такой контракт (договор) невозможен по тем же причинам, что и договор заказа на их
создание. Однако эти объекты могут быть созданы исполнителями государственного или
муниципального контракта, прямо не предусматривавшего создание охраноспособных результатов
технического творчества, т.е. заключенного на выполнение иных работ или на создание иных
объектов (например, при проектировании и строительстве какого-либо сооружения).

46. Государственный и муниципальный контракты на создание результатов


интеллектуальной деятельности.
Положения о правах государства на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по
государственному или муниципальному контракту, содержатся в главах четвертой части ГК РФ,
посвященных правам на различные результаты интеллектуальной деятельности:
 произведения науки, литературы и искусства (ст. 1298 ГК РФ);
 изобретения, полезные модели, промышленные образцы (ст. 1373 ГК РФ); с
 елекционные достижения (ст. 1432 ГК РФ);
 топологии интегральных микросхем (ст. 1464 ГК РФ);
 секреты производства (ноу-хау) (ст. 1471 ГК РФ);
 единые технологии (гл. 77 ГК РФ).
Законодатель отдельно выделяет рассматриваемую правовую конструкцию прежде всего ввиду
специфики правового статуса одного из субъектов договора — публично-правового образования.
Помимо этого, данный договор заключается в особых целях — обеспечения государственных или
муниципальных нужд; Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования при заключении такого договора преследуют цель использования созданного результата
в публичных интересах. В литературе высказываются различные точки зрения в отношении правовой
природы рассматриваемого договора.
Государственным или муниципальным контрактом признается договор, заключенный от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт),
муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным
заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
Государственным заказчиком является государственный орган (в том числе орган
государственной власти).
Поставщик (подрядчик) или исполнитель по государственному и муниципальному контракту
определяется вследствие совокупности действий, которые осуществляются заказчиками в порядке,
установленном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», начиная с размещения извещения об
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд
(федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в
установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением
контракта.
Существует несколько способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): заказчики
осуществляют закупки используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно статье 24 Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
к конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) относятся:
1) конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс в
электронной форме;
2) аукционы (открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, закрытый аукцион в
электронной форме;
3) запрос котировок в электронной форме
Конкурс — способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем
признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. Аукцион —
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается
участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.
Для наступления ответственности необходимо наличие факта нарушения другим лицом
возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие
вреда, причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя
убытками.
Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на истце. При этом лицо, требующее
через суд от иного хозяйствующего субъекта воздержаться от использования результата
интеллектуальной деятельности и возмещения причиненных убытков, должно доказать весь
указанный состав правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности влечет
отказ в удовлетворении иска.

47.Распределение интеллектуальных прав на созданные по государственному или


муниципальному контрактам результаты интеллектуальной деятельности.
По общему правилу исключительное право на произведение науки, литературы или искусства,
созданное по государственному или муниципальному контракту для государственных или
муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, являющемуся автором либо иным выполняющим
государственный или муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципальным
контрактом не предусмотрено иное. В данном случае правообладатель по требованию
государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу
безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего
произведения науки, литературы или искусства для государственных или муниципальных нужд (п. 3
ст. 1298 ГК РФ).
Государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что такое право
принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо
совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации
или исполнителю и муниципальному образованию (п. 1 ст. 1298 ГК РФ). Если подобное указание
есть в контракте, то исполнитель обязан путем заключения соответствующих договоров со своими
работниками и третьими лицами приобрести все права или обеспечить их приобретение для передачи
соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному
образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с
приобретением соответствующих прав у третьих лиц (п. 2 ст. 1298 ГК РФ). Вместе с тем работник,
исключительное право которого перешло к исполнителю, имеет право на вознаграждение в
соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ (п. 5 ст. 1298 ГК РФ)
Таким образом, как отметил Верховный Суд РФ, права на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные за счет бюджетных средств, принадлежат Российской Федерации, если это
предусмотрено государственным контрактом (договором). В случае принадлежности
исключительного права не Российской Федерации правообладатель обязан заключить с
госзаказчиком договор о безвозмездном предоставлении права на использование такого результата
интеллектуальной деятельности при изготовлении поставляемых товаров либо выполнении
подрядных работ для государственных нужд.
В законе также предусматриваются случаи, когда исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности принадлежит совместно исполнителю и Российской Федерации,
исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.
В данной ситуации, например, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить
безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого произведения
науки, литературы или искусства для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом
исполнителя (п. 4 ст. 1298 ГК РФ).
В судебной практике отмечается, что при решении вопроса о принадлежности исключительного
права на программу для ЭВМ или базу данных, созданную по государственному или
муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, судам следует
руководствоваться положениями ст. 1298, а не ст. 1296 ГК РФ.
Законодатель в п. 6 ст. 1298 ГК РФ особо оговаривает, что правила данной статьи распространяются
на случаи создания программы для ЭВМ или базы данных, создание которых не было предусмотрено
государственным или муниципальным контрактом для государственных или муниципальных нужд,
но которые были созданы при выполнении такого контракта.
Важно отметить, что в случае принадлежности Российской Федерации в лице госзаказчика в силу
заключенного контракта имущественных прав на единую интегрированную информационную
систему (государственную информационную систему) государство является правообладателем как
всей системы в целом, так и ее частей. 
48.Договоры на разработку программного продукта.
Договоры, связанные с разработкой программ, в соответствии с Гражданским кодексом можно
разделить на два основных вида. Это договор, предмет которого прямо предусматривает создание
программ для ЭВМ (ст. 1296 ГК РФ), и договоры подряда на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, в ходе выполнения которых была разработана
программа (ст. 1297 ГК РФ).
Договор на разработку программы предусматривает ее создание, а статья 1297 применяется к
случаям, когда программа стала «побочным» результатом работ исполнителя. Первоначально ее
создание не планировалось либо стороны не оговорили возможность или необходимость ее
разработки.
Когда предмет договора прямо предусматривает создание программы для ЭВМ, обладателем
исключительного права на программу по общему правилу является заказчик (п. 1 ст. 1296 ГК РФ).
Данная презумпция принадлежности исключительного права заказчику напоминает американскую
концепцию work for hire, то есть «произведение, созданное по заказу». Концепция work for hire
предусматривает,: чтобы исключительное право на разрабатываемое произведение принадлежало
заказчику – достаточно прямо указать в договоре, что произведение является создаваемым по заказу.
Правда, у исполнителя тоже сохраняются определенные права на использование программы,
несмотря на то, что исключительное право принадлежит заказчику. Он имеет право использовать
программу для собственных нужд на условиях простой безвозмездной неисключительной лицензии в
течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Автор
созданного по заказу произведения, которому не принадлежит исключительное право на произведение, имеет
право на вознаграждение в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ.
Риск использования программы исполнителем без согласия заказчика. Причиной этого риска
является отсутствие детализации требований к разрабатываемой программе. В случае если заказчик
подробно не прописал техническое задание и не включил в него все необходимые требования к
разрабатываемой программе, то исполнитель впоследствии может продолжать использовать ее, внеся
лишь небольшие изменения. Он также сможет передать исключительное право или предоставить
право использования этой программы третьим лицам. При отсутствии детальных требований к
программе заказчик не сможет доказать, что разработанная в рамках договора программа и
программа исполнителя – один и тот же продукт. Поэтому в договоре нужно указывать, что его
предметом является создание программы а также согласовывать требования к ней в приложении к
договору (техническом задании).
Таким образом, договор будет содержать краткое описание программы, а приложение – детальные
требования, что позволит идентифицировать разработку при возникновении спора.

49.Договор авторского заказа.


По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать
обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в
иной форме (ст. 1288 ГК РФ).
Субъекты договора: с одной сторон – только автор произведения, который должен создать произведение
лично, с другой – заказчик произведения (как правило, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо).
Предметом договора являются создание и передача заказчику произведения, которое должно быть четко
определено в договоре (по жанру, объему, названию, тематике). Материальный носитель произведения
передается заказчику в собственность.
Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на
произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования
этого произведения в установленных договором пределах.
Произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано
заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить
срок его исполнения, не считается заключенным .
При необходимости и при наличии уважительных причин автору для завершения создания произведения
предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока,
установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный
льготный срок (п. 2 ст. 1289 ГК РФ). По истечении льготного срока, предоставленного автору, заказчик вправе
в одностороннем порядке отказаться от договора авторского заказа (п. 3 ст. 1289 ГК РФ).
Возмездный договор должен содержать условия о вознаграждении автора и порядке его выплаты.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет
ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она
предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба,
причиненного заказчику.

Обязанности автора:
 Создать обусловленное произведение согласно заданию заказчика в срок, установленный договором
 Передать заказчику материальный носитель произведения (в собственность или во временное пользование в
зависимости от условий договора)
 По требованию заказчика доработать произведение, внести в него исправления (по результатам
рецензирования)
 При создании произведения не нарушать авторские и иные права третьих лиц
 Передать заказчику исключительное право на произведение (если договор предусматривает отчуждение
исключительного права) либо предоставить право использования произведения на основании исключительной
или неисключительной лицензии (если договор предусматривает предоставление права)
Обязанности заказчика
 Выплатить автору вознаграждение (в случае заключения возмездного договора) в размере, сроки и способом,
предусмотренными условиями договора (разовые или периодические платежи, процентные отчисления от
дохода и т. п.)
 Соблюдать неимущественные права автора, не подлежащие передаче по договору (право авторства, право на
неприкосновенность произведения и т. п.)
 Не представлять третьим лицам право на использование произведения (сублицензионный договор) без
письменного согласия лицензиара (если иное не предусмотрено договором)
 По требованию автора представлять отчеты об использовании произведения (в случае заключения
лицензионного договора заказа)
Срок исполнения договора авторского заказа.(1289 ГК) Произведение, создание которого
предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный
договором.
Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается
заключенным.
В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при необходимости и
при наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется
дополнительный льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного
для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный
срок.
По истечении льготного срока, предоставленного автору, заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от договора авторского заказа.
Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа непосредственно по окончании
срока, установленного договором для его исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а
из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик утрачивает
интерес к договору.

50.Договоры НИОКР. Распределение прав на полученные по договорам НИОКР


результаты.
По договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием
заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и
технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на
него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ является:
1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами
соглашения о его условиях;
2) возмездным;
3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Предмет договора – результат творческого решения исполнителем поставленной научной,
технической или технологической задачи. Результат договоров на выполнение НИОКР всегда
должен облекаться в вещественную форму – научный отчет (заключение), образец изделия,
конструкторская документация и т. д. либо изыскательские работы, либо и проектные, и
изыскательские работы, осуществляемые для государственных или муниципальных нужд.
Существенными условиями государственного контракта являются также способы обеспечения
исполнения договорных обязательств.
Обязанности государственного заказчика по оплате работ обеспечиваются соответствующими
органами государственного управления РФ, субъекта РФ или муниципальным образованием (в
зависимости от источника финансирования).
Допустимо применение любых обеспечительных мер, предусмотренных гражданским
законодательством: поручительство, банковская гарантия, неустойка и др.
Стороны контракта – государственный или муниципальный заказчик и подрядчик. В качестве
государственного или муниципального заказчика могут выступать органы государственной власти
РФ и субъектов РФ или орган местного самоуправления, а также получатели бюджетных средств,
уполномоченные указанными органами (только бюджетные организации). В качестве подрядчика
может выступать юридическое лицо или гражданин, отвечающие требованиям законодательства о
размещении заказов.
Форма договора – письменная.
Ответственность сторон государственного контракта имеет некоторые особенности.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязанности, предусмотренной государственным или
муниципальным контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБР.
Распределение прав. Согласно ст. 772 ГК РФ, определяющей права сторон на результаты НИОКР,
стороны по соответствующим договорам на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и
на условиях, предусмотренных договором. При этом, если иное не предусмотрено договором,
заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель
вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ).
Однако в отношении создаваемых в рамках выполнения НИОКР результатов интеллектуальной
деятельности применению подлежат специальные положения п. 3 вышеназванной статьи, согласно
которым права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая
охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами
части четвертой ГК РФ.
Специальные правила в отношении принадлежности исключительных прав на произведения,
созданные по государственному или муниципальному контракту для государственных или
муниципальных нужд, устанавливаются ст. 1298 ГК РФ. Предусматривается, что исключительные
права на произведение, созданное по государственному или муниципальному контракту для
государственных или муниципальных нужд, принадлежат исполнителю, если иное не предусмотрено
контрактом.

51.Государственный или муниципальный контракты на разработку


научнотехнического и опытно-конструкторского решений.
Государственный контракт на выполнение научно-технического и опытно-конструкторского
решений предназначается для осуществления функций государства в публичной сфере, обеспечения
государственных нужд и потребностей Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 525 ГК РФ
основанием заключения государственного контракта на выполнение НИОКР и ТР является
соответствующий государственный заказ. По общему правилу, размещение государственного заказа
на выполнение НИОКР и ТР федеральными органами исполнительной власти осуществляется в
рамках системы государственных закупок.
Правовое регулирование отношений на выполнение НИОКР и ТР для государственных нужд в
современном российском законодательстве осуществляется системой норм, сочетающих частно-
правовые и публично-правовые начала.
государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ для государственных
нужд это договор, по которому исполнитель обязуется провести обусловленные техническим
заданием государственного заказчика научные исследования, а государственный контракт на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд это
договор, по которому исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую
документацию на него или новую технологию и передать их государственному заказчику, а
государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и их результат и оплатить или
обеспечить их оплату.
Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и
изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).
Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения
договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ несет заказчик.
Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об
исключительных правах (интеллектуальной собственности).
Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению
договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика.
При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе,
если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям
исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.
для научно-исследовательских работ результатом будут являться научные исследования, а для
опытно-конструкторских работ и технологических работ - разработка образца нового изделия и
конструкторской документации на него или разработка новой технологии. Из пункта 3 статьи 772 ГК
РФ вытекает еще одно важное обстоятельство, характеризующее результаты НИОКР и ТР — им
может предоставляться правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности.
под результатами разработки научно-технического и опытно-конструкторского решений
понимаются: как охраняемые, так и неохраняемые законодательством РФ результаты, выполненные
на средства федерального бюджета, включая:
 научно -технические отчеты;
 пояснительные записки по аванпроектам и их составным частям;
 проектную, конструкторскую, техническую, технологическую и эксплуатационную
документацию;
 технические описания и инструкции по эксплуатации изделий;
 объекты интеллектуальной собственности, созданные в связи с выполнением этих работ
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для
ЭВМ, топологии интегральных микросхем, базы данных);
Законодатель, в статье 769 ГК РФ придерживался более узкого подхода, сформулировав понятие
результата соотносительно с формой его овеществленного выражения - это научные исследования,
образец нового изделия и конструкторская документация на него или новая технология. 

52.Договор о совместной деятельности на создание и использование результатов


интеллектуальной деятельности.
Авторское право может принадлежать нескольким лицам, которые участвовали в создании
результата интеллектуальной деятельности (произведение литературы, искусства, науки и прочее)
(далее по тексту - РИД).
Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами
независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей,
каждая из которых имеет самостоятельное значение. (ст. 1348 ГК РФ)
Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением
между ними не предусмотрено иное (п.3 ст. 1229 ГК РФ) В случае, когда такое произведение
образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить
использование такого произведения.
Важным аспектом соавторства является творческий вклад в создание объекта интеллектуальной
собственности, именно он является определяющим элементом в договоре о совместном создании и
использовании результата интеллектуальной деятельности (далее по тексту-РИД).
Договор о совместном создании результата интеллектуальной деятельности (РИД) регулирует
правоотношения сторон не только связанные с созданием, но и дальнейшим использованием РИД и
соответственно может быть применен в следующих ситуациях:
 регулирования отношений между соавторами при создании РИД (сюда также можно
включить: проведение совместных исследований, испытаний, научных изысканий, создания
совместных изобретений и технологий);
 регулирования правоотношений между стороной, которая может выступать инвестором
создания РИД и  его автором;
 использование РИД при правоприемстве (например: наследовании или реорганизации
юридического лица);
 данный договор может также регулировать правоотношения сторон с третьими лицами по
вопросу заключения лицензионного договора на передачу РИД.
Стороны Договора о совместном создании и использовании результата интеллектуальной
деятельности:
Физические лица, которые являются соавторами РИД. Автор результата интеллектуальной
деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 
В отдельных случаях стороной Договора могут быть юридические лица, например, когда речь идет
о создании служебного изобретения. 
Существенные условия. Договора о совместном создании и использовании результата
интеллектуальной деятельности:

1. Предмет Договора, т.е. характеристика РИД;


 Сроки создания РИД;
 Вклады каждого автора в создание РИД и размер долей в исключительном праве на РИД;
 Порядок использования;
 Разделение использования по территории.
Обычные условия Договора о совместном создании и использовании результата
интеллектуальной деятельности:
1. Распределения доходов и компенсация понесенных расходов;
2. Регистрация РИД и распределение связанной с ней расходов;
3. Срок действия договора;
4. Права и обязанности сторон Договора;
5. Ответственность сторон Договора;
6. Порядок и сроки предоставления сторонами отчетов;
7. Реквизиты сторон Договора;
8. иные условия, которые стороны, в силу предоставленного законом права и (или) обычая
делового оборота, и (или) соглашения сторон, могут самостоятельно определить в Договоре.

53.Договоры, направленные на распоряжение исключительными правами на


результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Общая характеристика.
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе
 путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права
ГК 1234)
 или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором
пределах (лицензионный договор ГК 1235).
Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к
лицензиату.
Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме,
считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права
использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого
для включения в сложный объект.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель)
передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне
(приобретателю). ГК 1234
Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации при
условии что объекту требовалась гос.регистрация.
По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить
правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено
иное.
Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между
коммерческими организациями.
По лицензионному договору одна сторона ГК 1235 - обладатель исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого
результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены
лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается
предоставленным лицензиату.
Лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы
влечет недействительность лицензионного договора.
Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации при
условии что объекту требовалась гос.регистрация.
В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если
территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в
договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории
Российской Федерации.

54.Особенности договора об отчуждении исключительного права в отношении


объектов авторских прав, объектов патентного права, товарных знаков.
Договор отчуждения авторских прав. ГК 1285. Особенность договора отчуждения авторских
прав на произведение является то, что не требуется его государственная регистрация. Единственным
исключением является соглашение об отчуждении отчуждения программ ЭВМ и баз данных,
которые прошли государственную регистрацию.
Договор отчуждение авторских прав на произведение может быть как возмездным, так и
безвозмездным. Однако во втором случае в соглашении обязательно должна быть указана
соответствующая информация, иначе сделка будет признана недействительной.
Особенностью отчуждения авторских прав является то, что еще до создания объекта права можно
заключить договор авторского заказа (ГК 1288), в который будет включен пункт о принадлежности
прав на созданное произведение заказчику.
Договор об отчуждении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
(ГК 1365) В отличие от договора отчуждения исключительных прав на товарный знак, в котором
права на объект можно отчуждать частями, при отчуждении прав на патент, права на изобретение,
полезную модель и промышленный образец переходят приобретателю полностью. В случае если
необходимо передать только часть прав, можно заключить договор лицензирования.
Особенностью договора отчуждения права на изобретение является то, что автор может заключить
подобное соглашение еще до получения патента. Публичное предложение об отчуждении патента на
изобретение подается для того, чтобы получить патент на изобретение без уплаты государственных
пошлин. Пошлины в этом случае будет уплачивать то лицо, которое заключит договор.
Особое внимание стоит обратить на обязательства, предусмотренные у первоначального обладателя
права на патент перед авторами разработки, на которые данный патент получен. Условия, которые
были оговорены с авторами ранее распространяют свое действие на нового патентообладателя.
Договор уступки патента должен быть завизирован надлежащим образом: если между
правообладателями патента есть соглашение, заключение должно проходить по правилам,
предусмотренным в таком соглашении. Так, в соглашении может быть предусмотрено, что право
подписи для документов такого рода имеет одно определенное лицо из числа правообладателей,
либо, что согласие на заключение должен выразить каждый правообладатель индивидуально.
Отчуждение товарного знака. (ГК 1448) Право на товарный знак может быть уступлено
правообладателем третьему лицу. Уступка товарного знака (или торговой марки, а также знака
обслуживания) осуществляется по соглашению о передаче исключительного права. Так как
владельцем товарного знака может выступать только юридическое лицо или предприниматель,
соответственно, сторонами могут выступать только организации или индивидуальные
предприниматели.
Право на товарный знак может быть передано новому правообладателю по всем
зарегистрированным классам (МКТУ) или только по части из них. Во втором случае первоначальный
правообладатель сохраняет за собой право использовать товарный знак для маркировки и
обозначения товаров и услуг тех классов, по которым не произошла передача прав.
Также договор отчуждения одного товарного знака может быть заключены сразу с несколькими
лицами: возможность использования знака по части классов может быть передана одному лицу, а по
части классов — другому.
Важно помнить, что договор отчуждения товарного знака должен быть возмездным!

55.Особенности лицензионного договора в отношении объектов авторских прав,


объектов патентного права и товарных знаков.
На авторские права. К существенным условиям лицензионного договора относятся (ГК 1286):
 Предмет договора: указание на объект авторского права, разрешение на использование
которого предоставляется. Если предмет лицензионного договора включает зарегистрированную
программу для ЭВМ или базу данных, следует указать реквизиты свидетельства о государственной
регистрации.
 Способы использования произведения, например, публичный показ, практическая реализация
архитектурного проекта. Лицензиат приобретает право использования произведения только
способами, прямо указанными в лицензионном договоре.
 Цена (вознаграждение лицензиара). 
Некоторые лицензионные договоры в авторском праве подчиняются особым правилам. Речь идет о
двух исключениях из правила о письменной форме лицензионного договора:
 лицензионный договор, предметом которого является право на использование произведения в
периодическом печатном издании, может быть заключен в устной форме. Это обусловлено тем, что
периодические печатные издания имеют дело с большим количеством статей, в связи с чем закон
предъявляет к форме лицензионных договоров с ними пониженные требования.
 лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных,
может заключаться путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре
программы. Такой лицензионный договор часто именуют коробочной лицензией.
Для объектов патентного права.(ГК 1235) Предметом лицензионного договора, так же как и
договора об отчуждении патента, является удостоверенное патентом исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Отличие между ними состоит в том, что
по лицензионному договору передается на время не исключительное право в полном объеме, а лишь
право использования объекта патентных прав в установленных договором пределах.
При этом лицо, которому предоставлена лицензия, может использовать объект патентных прав
только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.
Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным.
казанный договор может быть как реальным, так и консенсуальным (предоставляет или обязуется
предоставить право использования).
Договор должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет
недействительность лицензионного договора, и его государственной регистрации.
Лицензионный договор, принимая во внимание его правовую природу, относится к категории
срочных договоров. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок
действия исключительного права на соответствующий объект патентных прав. В случае, когда в
лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять
лет. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается ГК 1286.
К числу обязательных (существенных) условий лицензионного договора закон относит:
1) предмет договора путем указания на конкретный объект интеллектуальных прав, право
использования которого предоставляется по договору (с указанием номера патента);
2) способы использования объекта патентных прав;
3) территорию, на которой допускается использование соответствующего объекта патентных прав.
Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в
договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ.
Переход исключительного права на объект интеллектуальных прав к новому правообладателю не
является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного
предшествующим правообладателем.

Для товарных знаков ГК 1489. Лицензиаром может быть правообладатель товарного знака или


лицензиат по другому договору, которому передано право на сублицензию. В последнем случае
договор в строгом смысле будет являться сублицензионным, но по условиям, форме, срокам и
другим характеристикам он не отличается от обычного лицензионного договора. Лицензиатом может
быть любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно юридические лица
и индивидуальные предприниматели.
Лицензионный договор на товарный знак обладает одной важной особенностью, установленной п.2
ст.1489 Гражданского кодекса. Закон императивно обязывает лицензиата обеспечить соответствие
качества продукции требованиям лицензиара, поэтому важным условием предоставления лицензии
являются требования к качеству товаров и услуг. Требования по качеству произведенного по
лицензии товара могут быть предъявлены потребителями как к лицензиату, так и к лицензиару.
Существенные условия
a. Предмет лицензионного договора. Предмет лицензионного договора должен содержать указание
на объект интеллектуальной собственности – товарный знак – и указание на то, что лицензиату
передается право использования этого товарного знака. Товарный знак индивидуализируется путем
указания реквизитов свидетельства на товарный знак, довольно часто с приложение к договору
копии свидетельства.
b. Способы использования товарного знака. Например, для размещения товарного на
произведенной продукции, для импорта продукции с товарным знаком в Россию, путем указания в
рекламе, на вывесках и т.д. Довольно часто условие лицензии о способах использования товарного
знака выглядит следующим образом: "любыми способами, не запрещенными законодательством".
c. Перечень товаров и услуг. Регистрация товарного знака всегда производится в отношении
определенного перечня товаров и услуг, классифицированных в соответствии с МКТУ.
Лицензионный договор на товарный знак можно заключить лишь в отношении части товаров или
услуг, но в любом случае перечень в лицензии должен быть явно согласован.
d. Вознаграждение лицензиара. Поскольку почти всегда передача прав по лицензионным договорам
на товарные знаки является возмездной, сторонами должна быть согласована цена. Порядок расчета
вознаграждения лицензиара может быть совершенно различным: фиксированная ставка, роялти,
часть произведенной продукции, их сочетание.
4. Другие условия лицензионного договора на товарный знак.
Если стороны договорились обо всех существенных условиях, договор может быть заключен. Но на
практике важное юридическое значение имеют также иные условия лицензионного договора. Их
отсутствие не делает договор недействительным или незаключенным, может вносить
неопределенность в отношениях между сторонами. Поэтому крайне желательно, чтобы
лицензионный договор на товарный знак также содержал условия и территории и сроке.

56.Открытая лицензия в отношении объектов авторских и смежных прав,


объектов патентного права.
Ст. 1286.1 ГК Открытая лицензия – это договор присоединения, предметом которого является
предоставление лицензиату простой (неисключительной) лицензии на использование объекта
авторских, смежных или патентных прав, а условия договора доступны неопределенному кругу лиц.
Открытые лицензии отличают от иных лицензионных договоров по порядку заключения.
Правообладателю следует разместить условия договора таким образом, чтобы любой мог
ознакомиться с ними до начала использования произведения. Как правило, это делают путем
опубликования условий на сайте или путем ссылки на типовые формы открытых лицензий
(GNU, MIT и пр.). Однако для патентов предусмотрен специальный порядок публикации.
С юридической точки зрения, публикация текста лицензии является офертой (предложением)
правообладателя заключить договор на определенных в нем условиях. Предоставление открытой
лицензии происходит в момент акцепта (принятия оферты) лицензиатом. При этом в большинстве
случаев лицензиатом может быть любое лицо, хотя правообладатель вправе не разрешать
использование, например, коммерческим организациям.
Открытая лицензия обычно содержит следующие условия:
 Предмет. Предоставление простой (неисключительной) лицензии на использование объекта
авторских, смежных или патентных прав, а также разрешенные способы использования.
Заблуждение, что все открытые лицензии позволяют использовать интеллектуальную собственность
любыми способами.
 Действия, считающиеся акцептом. Например, запуск программы, оплата лицензии, загрузка
фотографии, воспроизведение музыкального файла, уведомление правообладателя (лицензиара) по
электронной почте с предоставлением необходимой информации, регистрация на сайте и т.п.
 Цена. По общему правилу, открытая лицензия считается безвозмездной, но это условие
диспозитивное. Более того, какие-то способы использования могут быть разрешены
правообладателем бесплатно, а какие-то – за вознаграждение.
 Срок. По общему правилу, срок действия лицензионного договора составляет 5 лет, но в
случае с программами для ЭВМ и базами данных считается, что договор заключен на весь срок
действия исключительного права. К патентам применяются особые положения (см. ниже).
 Территория. Открытые лицензии по умолчанию позволяют использовать произведения и
объекты смежных прав на территории всего мира, но лицензиар может предусмотреть и иные
условия. К патентам применяются особые положения.
 Условия использования переводов и переработок. Часто, особенно в сфере распространения
программного обеспечения, автор разрешает перерабатывать произведение или встраивать его в
другое ПО с определенными ограничениями. Например, если авторские права на программу
предоставлены безвозмездно, то и производные программы должны распространяться безвозмездно.
Однако далеко не всегда право на перевод и переработку вообще предоставлено лицензиату.
Открытая лицензия в авторском и смежном праве. Открытые лицензии в авторском праве
характеризуются условиями, описанными выше. Стоит учесть, что эти же нормы распространяются и
на смежные права в отношении исполнений, фонограмм, теле- и радиопередач, инвестиционных баз
данных и публикаций ранее не опубликованных произведений. Но на практике такой вид
лицензионного договора применяется в основном к программам, фотографиям и интернет-
сервисам как составным произведениям.
При этом для баз данных и программ для ЭВМ существует альтернативный упрощенным порядок
предоставления лицензии, именуемый "коробочной лицензией". Отличие коробочной лицензии от
открытой в том, что первая всегда адресована конкретному лиц – пользователю экземпляра, а вторая
– неопределенному кругу лиц. Эта не столь значительная на первый взгляд разница, однако, влечет
целый ряд важных юридических презумпций. В частности, срок коробочного лицензионного
договора по умолчанию равен 5 года, а не всему сроку действия исключительного права.
 Открытые лицензии на патенты. Главная причина в обязательной государственной регистрации
всех патентов и сделок по распоряжению ими, что делает упрощенный порядок заключения договора
невозможным. В связи с этим действуют особые правила:
 заявление о предоставлении открытой лицензии на патент подается в Роспатент, который
публикует его в официальном бюллетене, поэтому правообладателю будет недостаточно просто
разместить ее условия на своем сайте, что возможно для объектов авторских прав и смежных прав;
 публикация заявления влечет только обязанность правообладателя заключить лицензионный
договор, причем сама по себе публикация является не офертой, а предложением делать оферты.
Направленная третьим лицом оферта влечет обязанности правообладателя, предусмотренные ст.445
ГК РФ. Лицензионный договор будет считаться заключенным только после его согласования в
письменной форме, а право на использование патента предоставленным лицензиату – с момента
государственной регистрации в Роспатенте.
 заявление не может быть отозвано правообладателем ранее 2-х лет с момента его публикации.
Отзыв при этом возможен только при условии доплаты патентных пошлин. При этом отзыв
заявления не прекращает лицензионные договоры, заключенные до момента отзыва;
 в случае публикации заявления правообладатель уплачивает пошлины за поддержание патента
в силе в льготном размере – 50% от обычной ставки.
Таким образом, открытая лицензия на изобретение и другие патенты существенно отличается по
юридическим характеристикам от ее же вида, применяемого в авторском праве. Поэтому необходимо
учитывать такие различия в практике, особенно если предметом договора является комплекс авторских и
патентных прав.

57.Договорно-правовые конструкции распоряжения исключительным правом на


коммерческое обозначение.

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к


другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального
правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в
составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение
используется.
Если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких
предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного
из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для
индивидуализации остальных его предприятий (ГК 1539).
Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения
в порядке и на условиях, которые предусмотрены

 договором аренды предприятия (статья 656)


 договором коммерческой концессии (статья 1027).

Договор аренды предприятия. Предмет договора аренды в данном случае весьма специфичный —
предприятие как имущественный комплекс, предназначенный для предпринимательской
деятельности. Права арендодателя, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие
соответствующей деятельностью, не подлежат передаче арендатору, если иное не установлено
законом или иными правовыми актами. Включение в состав передаваемого по договору предприятия
обязательств, исполнение которых арендатором невозможно при отсутствии у него такого
разрешения (лицензии), не освобождает арендодателя от соответствующих обязательств перед
кредиторами.

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить


другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а
также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Договор коммерческой концессии как самостоятельный гражданско-правовой договор обладает
определенными признаками, которые отличают его от других типов договорных обязательств.
 Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть лишь лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью (коммерческие фирмы или ИП).
 Предоставление правообладателем пользователю комплекса исключительных прав – это
неотъемлемый компонент предмета договора.
 Пользователь имеет право пользоваться исключительными правами, принадлежащими
правообладателю, без права на их передачу (уступку) контрагенту.
 Существенное значение имеет цель предоставления пользователю права использования
комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, – это осуществление
предпринимательской деятельности и правообладателем, и пользователем.
 Содержание договора, права и обязанности его сторон имеют свою специфику.
Правообладатель должен помогать пользователю с техническим и консультативным обслуживанием,
обучать его сотрудников, контролировать качество изготавливаемой продукции (товаров, услуг).
Пользователь должен следовать инструкциям правообладателя.
 Несмотря на то, что пользователь экономически полностью зависит от правообладателя, он
остается юридически самостоятельным и действует в имущественном обороте от своего имени,
обязательно предупреждая потребителей о том, что пользуется исключительными правами
правообладателя.
 В договоре могут быть указаны условия о всевозможных ограничениях деятельности
пользователя. Договор коммерческой концессии является возмездным, консенсуальным и
двусторонне обязывающим.

58.Гражданско-правовые способы защиты исключительного права. Общая


характеристика.
ГК ст. 1252. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на
средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления, требования:
1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая
тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу,
совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к
иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем
(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и
причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение;
4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю,
перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя - к нарушителю исключительного права.
В порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права могут быть приняты
соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные
процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные
носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в
информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей,
оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о
нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации.
Для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо
возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного
права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом
правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера
причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в
зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и
справедливости.
Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый
неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства
индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение
прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов,
установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы
минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт,
перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на
такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и
по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было
компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.
Орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или
предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и
уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской
Федерации.
В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в
арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации
обязательно предъявление правообладателем претензии.
Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного
или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный
срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.
Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени
смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение
потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное
право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного
приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.
Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или
сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в
заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или
промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в
случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство
индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний
приоритет.
Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном ГК, может требовать
признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку
обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или
частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Под частичным запретом использования понимается:
 в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах
деятельности;
 в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной
территории и (или) в определенных видах деятельности.
В случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно,
такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.
В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке
недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может
осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с
антимонопольным законодательством.

59. Порядок защиты исключительного права. Общая характеристика.

ГК ст. 1252. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на


средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления, требования:
1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем
самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу,
совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к
иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем
(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и
причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение;
4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику,
продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя - к нарушителю исключительного права.
Приведенный Перечень, включает пять способов, реализуемых в судебном порядке, каждый из
которых дополняется указанием на конкретное лицо, к которому следует предъявлять
соответствующее требование.
Требование о возмещении убытков, под которыми в ст. 1252 понимаются внедоговорные убытки,
может быть предъявлено к лицу, неправомерными действиями которого правообладателю причинен
ущерб. Такое требование может быть обращено, в частности, к лицу, осуществившему бездоговорное
использование произведения, изобретения, товарного знака, иного охраняемого объекта либо
разгласившему секрет производства (см. п. 1 ст. 1472 и комментарий к этой статье). Размер убытков,
подлежащих взысканию, ГК не ограничивается, что позволяет сделать вывод о возможности
требовать возмещения убытков в полном объеме в соответствии с п. 1 ст. 15 ГК, в т.ч. в отношении
упущенной выгоды правообладателя. При этом доказывание размера убытков в соответствии с
общими правилами возлагается на правообладателя, право которого нарушено.
Требование об изъятии материального носителя из оборота и о его последующем уничтожении
может быть предъявлено к широкому кругу лиц, включающему не только собственно изготовителя
контрафактного материального носителя, но и практически всех лиц, имеющих доступ к такому
носителю, а именно импортера, хранителя, перевозчика, продавца. Требование об изъятии
контрафактного материального носителя может быть обращено и к пользователю, если он является
недобросовестным приобретателем такого материального носителя, и все неблагоприятные
имущественные последствия в этом случае будут возложены на самого приобретателя.
Требование опубликовать решение суда о допущенном нарушении обращается к нарушителю. Сама
публикация осуществляется с указанием нарушения и указанием имени (наименования)
действительного правообладателя. Эта мера является новой и может быть использована обладателем
любого исключительного права. Ранее действовавшему законодательству была известна только
публикация судебного решения, принятого в связи с незаконным использованием товарного знака
или наименования места происхождения товара, однако, как следует из ст. 46 Закона о товарных
знаках, такая публикация была направлена не на защиту нарушенного исключительного права, а на
защиту деловой репутации правообладателя.

Наряду с предусмотренным комментируемой статьей изъятием материального носителя,


осуществляемым по решению суда с последующим его уничтожением, п. 2 предусматривает
возможность применения обеспечительных мер к такому материальному носителю, в т.ч. наложения
ареста. Объектом обеспечительных мер могут также стать оборудование и материалы, которые
предположительно были использованы при нарушении исключительного права. Хотя характер этих
мер (за исключением ареста имущества) в комментируемой статье не раскрывается (со ссылкой на
процессуальное законодательство), такую меру необходимо было назвать непосредственно в тексте
ГК, поскольку само по себе наложение ареста и применение иных обеспечительных мер
существенным образом ограничивает права собственника (пользователя) имущества.
Обеспечительные меры раскрываются в гл. 13 ГПК (ст. ст. 139 - 146) и в гл. 8 АПК (ст. ст. 90 - 100).
Там же регулируется их применение, в частности, определяется, по чьему заявлению они могут быть
приняты, устанавливается возможность применения нескольких обеспечительных мер одновременно,
порядок замены одной обеспечительной меры другой и т.п. Как следует из содержания
комментируемой статьи, меры обеспечения могут быть приняты только в отношении иска, уже
поданного в суд, но не в качестве предварительных обеспечительных мер, которые также известны
арбитражному процессу (ст. 99 АПК).
Названные меры принимаются по заявлению правообладателя, но не по собственной инициативе
суда. Кодекс формулирует в соответствующих нормах именно право наложить обеспечительные
меры, а не обязанность суда сделать это, как было указано в п. 2 ст. 50 Закона об авторском праве
применительно к обязанности суда вынести определение о розыске и наложении ареста на
материальные носители, материалы и оборудование, а в необходимых случаях - об их изъятии и
передаче на ответственное хранение.
Непосредственно в Кодексе основные обеспечительные меры - запрет совершать определенные
действия и арест - названы в ст. 1302 применительно к нарушению авторских прав, а посредством
отсылки к этой статье, содержащейся в ст. 1312, - также применительно к нарушению смежных прав
(см. комментарий к этим статьям).
Чтобы получить компенсацию, правообладателю, чье право нарушено, не придется доказывать
размер причиненных таким нарушением убытков; он должен будет лишь доказать факт
совершенного правонарушения. Поскольку само наличие убытков не является основанием для
получения такой компенсации, правообладателю даже нет необходимости указывать на их
причинение. Однако для определения конкретного размера компенсации размер причиненных
правообладателю убытков может иметь значение в качестве одного из обстоятельств дела,
подлежащих учету судом. Правообладатель может требовать выплаты компенсации за каждый
случай неправомерного использования или за допущенное нарушение в целом; при этом предельный
размер компенсации, установленный Кодексом, остается неизменным. Поэтому при определении
размера компенсации отдельно за каждый случай неправомерного использования одним и тем же
субъектом (когда правообладатель требует выплаты компенсации одновременно за несколько таких
случаев) для установления предельного размера назначаемые за каждый такой случай компенсации
должны быть суммированы.

60.Защита исключительного права на произведения и объекты смежных прав,


размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях.
Традиционно в науке выделяют две формы защиты нарушенных прав: юрисдикционную и
неюрисдикционную. Последняя предполагает, что правообладатель осуществляет действия по
защите своего нарушенного права самостоятельно, без обращения в компетентные государственные
органы. Например, ст. 15.7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» наделяет правообладателя правом направить владельцу сайта заявление о
нарушении смежных прав. Однако владелец сайта в свою очередь может и не исполнить требование,
изложенное в заявлении, не удалить спорную информацию, а правообладатель не уполномочен
принудить его к этому самостоятельно. Вследствие этих факторов учеными отмечается
недостаточная эффективность, результативность и надежность неюрисдикционной формы защиты.
Наибольшей практической значимостью обладает юрисдикционная защита, которая подразумевает
обращение правообладателя в государственные органы. Применительно к защите смежных прав,
прежде всего – в судебные органы. Так, в силу п. 1 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской
Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав,
рассматриваются и разрешаются судом.
Гражданские дела, связанные с защитой смежных прав, подведомственны как судам общей
юрисдикции, так и арбитражным судам. Если спор вытекает из нарушения личных неимущественных
прав автора (права авторства, права автора на имя и др.), то он подлежит рассмотрению в суде общей
юрисдикции. Подведомственность иных споров о нарушениях интеллектуальных прав на
произведения и объекты смежных прав определяется исходя из субъектного состава участников
спора и от того, связан ли спор с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности.
В настоящее время правообладатель может обратиться в Мосгорсуд за защитой смежных прав,
кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии. Исключение в «антипиратском» законодательстве фотографий из
объектов защиты воспринимается неоднозначно и практически не комментируется. Обладатели прав
на данные объекты авторского права могут обратиться в суд только по общим правилам
подведомственности, что подтверждается правоприменительной практикой.
Стоит также отметить, что по смыслу ст. 26 ГПК РФ Мосгорсуд уполномочен рассматривать не все
споры о защите смежных прав в сети «Интернет», а лишь те из них, по которым им приняты
предварительные обеспечительные меры. Мотивы, побудившие законодателя установить такую
жесткую привязку подачи искового заявления к подаче заявления о применении предварительных
обеспечительных мер, понять трудно. В пояснительной записке к законопроекту данное решение
никак не прокомментировано. Если же правообладатель не пожелает подавать заявление о принятии
предварительных обеспечительных мер, то действуют общие правила подведомственности дел.
В соответствии с ч. 3 ст. 26 и ст. 144.1 ГПК РФ судопроизводство по защите смежных и смежных
прав в сети «Интернет» начинается с обращения правообладателя в Московский городской суд с
заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. Принятие таких мер судом является
необходимой предпосылкой к предъявлению искового заявления. Благоприятно стоит оценивать то,
что указанное заявление может быть подано не только в письменной форме, но и посредством
заполнения электронной формы, размещенной на официальном сайте Мосгорсуда (ч. 1 ст. 144.1 ГПК
РФ). При этом оно должно быть подписано квалифицированной электронной подписью.

61. Возмещение убытков и компенсация как способы защиты нарушенного


исключительного права.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Возмещение убытков можно отнести к гражданско-правовой санкции общего характера,
применяемой при нарушении многих гражданских прав. Возмещение убытков реализуется в рамках
гражданско-правовой ответственности носящий компенсаторный характер, направленный на
восстановление положения существовавшего до нарушения (ГК ст. 15).
Для того чтобы добиться возмещения убытков правообладатель должен доказать:
1. факт незаконного использования объекта интеллектуальной собственности;
2. размер возникших убытков;
3. наличие причинно-следственной связи между правонарушением и возникшими убытками;
4. вину нарушителя.
Однако на практике реализовать право о возмещении убытков для правообладателей порой
затруднительно. Строгий подход судов к определению действительного размера убытков и
установлению причинно-следственной связи, а также отсутствие разработанных и общепринятых
методик упущенной выгоды порождает сложности при определении убытков, подлежащих
возмещению. Продлевая и без того длительное рассмотрение дел в судах. Поскольку издержки при
рассмотрении дел о защите исключительных прав достаточно высоки, при предъявлении иска о
возмещении убытков существует большой риск того , что ведение судебного дела против
нарушителя исключительного права для правообладателя окажется нерентабельным.
Для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков
требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация
подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель,
обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Ст. 1252 ГК для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо
возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного
права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом
правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера
причиненных ему убытков. Компенсация как способ защиты исключительных прав применяется в
отношении следующих объектов:
Компенсация как способ защиты исключительных прав (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) применяется в
отношении следующих объектов:
– объектов авторских прав (п. 3 ст. 1299, п. 3 ст. 1300, ст. 1301 ГК РФ);
– объектов смежных прав (ст. 1309, 1310, 1311 ГК РФ);
– товарных знаков и знаков обслуживания (п. 4 ст. 1515 ГК РФ);
– наименований мест происхождений товаров (п. 2 ст. 1537 ГК РФ).
При этом закон в обозначенных статьях устанавливает способы расчета подлежащей взысканию
компенсации.
В соответствии с п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5,
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 от 26 марта 2009 г. «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом
обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер
допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной
деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений
исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает
решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации
последствиям нарушения.
В юридической литературе существует позиция, согласно которой компенсация носит штрафной,
карательный характер и поэтому не соответствует сути гражданско-правовой ответственности с
присущими ей специфическими признаками и функциями.
В процессе определения размера компенсации суд учитывает следующие критерии.
Во-первых, это характер допущенного нарушения.
Во-вторых, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности.
В-третьих, к списку учитываемых критериев можно отнести степень вины нарушителя.
Вчетвертых, суду надлежит учитывать еще и наличие нарушений исключительного права, которые
были совершены ранее.
В-пятых, суд должен учесть еще и вероятные убытки правообладателя. При принятии решения о
размере компенсации суд должен учитывать в своей совокупности, как указанные выше критерии,
так и принципы разумности и справедливости и соразмерности компенсации последствиям
нарушения.
Если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному
правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и
последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, ГК, но не может составлять менее
пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Кроме того, в действующей редакции ГК РФ неясно, по какому принципу компенсация допускается
в качестве способа защиты исключительных прав на одни объекты интеллектуальной собственности,
и не допускается в качестве такового в отношении других объектов. Указанное деление не имеет
какого-либо объяснения. Так, принцип основания возникновения исключительного права в данном
случае не применим, поскольку к числу объектов из обеих обозначенных групп в рамках
действующего законодательного регулирования относятся как объекты, исключительные права на
которые возникают в силу регистрации (товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест
происхождения товаров), так и объекты, исключительные права на которые возникают в силу
создания (объекты авторских и смежных прав). Упомянутое разделение не основано также и на
структуре части четвертой ГК РФ, так как, например, в отношении одних средств индивидуализации
компенсация применяется (товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест
происхождения товаров), а в отношении других – нет (фирменные наименования, коммерческие
обозначения), несмотря на то, что все средства индивидуализации при имеющихся отличительных
чертах являются объектами «одного порядка», имеющими специфические по отношению к другим
объектам интеллектуальной собственности признаки.
Здесь важно отметить, что компенсация введена законодателем в ГК РФ в связи с особым
характером объектов интеллектуальной собственности, отношения по поводу которых регулируются
нормами четвертой части ГК РФ. И, как отмечают исследователи, сделано это с целью упрощения и
ускорения рассмотрения сложных споров о правах на указанные объекты. При этом данные
рассуждения справедливы по отношению ко всем результатам интеллектуальной деятельности и
средствам индивидуализации, перечисленным в ст. 1225 ГК РФ.

62. Конфискация контрафактных экземпляров и оборудования как способы


защиты исключительного права.
Конфискация в силу ст. 243 ГК РФ представляет собой безвозмездное изъятие имущества у
собственника по решению суда в виде санкции за совершение правонарушения, т.е. является мерой
ответственности.
Отчуждение имущества при изъятии контрафактных материальных носителей, а также
оборудования, устройств и материалов, главным образом используемых или предназначенных для
нарушения исключительных прав, в соответствии со ст. 1252 ГК РФ выделено в ст. 235 ГК РФ в
самостоятельное основание прекращения права собственности, отличное от конфискации.

В силу п. п. 4 и 5 ст. 1252 ГК РФ указанные объекты подлежат изъятию из оборота, т.е. такое
изъятие не ограничивается данными нормами лишь вещами, находящимися в собственности
нарушителя. При этом рассматриваемое изъятие в соответствии с п. 2 ст. 235 ГК РФ является одним
из предусмотренных законом случаев принудительного изъятия имущества у собственника.
Подпункт 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ устанавливает круг субъектов, к которым может быть предъявлено
требование об изъятии контрафактных материальных носителей. Такими субъектами являются
изготовитель, импортер, хранитель, перевозчик, продавец, иной распространитель,
недобросовестный приобретатель. Среди названных субъектов есть лица, которые могут не нарушать
исключительных прав, но при этом у них могут находиться контрафактные материальные носители -
это хранитель, перевозчик и недобросовестный приобретатель. Возможность конфискации
контрафактного носителя у данных лиц не связывается с совершением ими нарушения
исключительных прав.
ГК РФ определяет контрафактные экземпляры, раскрывая значение термина "контрафактный
материальный носитель" в качестве общего для объектов исключительных прав. Если
конкретизировать содержащееся в п. 4 ст. 1252 ГК РФ определение контрафактных материальных
носителей применительно к объектам авторских и смежных прав, то под контрафактными
произведениями и контрафактными объектами смежных прав следует понимать материальные
носители, в которых выражены соответствующие объекты, в случае, когда их использование, а также
перевозка или хранение приводят к нарушению исключительного авторского или смежного права. 
Для того чтобы установить, является ли экземпляр контрафактным, необходимо выявить факт
нарушения исключительных авторских или смежных прав, т.е. факт незаконного использования
соответствующих материальных носителей. Основанием изъятия контрафактных материальных
носителей у хранителя и перевозчика может являться совершение нарушения иными лицами.
При применении в качестве способа защиты изъятия из оборота контрафактных материальных
носителей в зависимости от того, какие объекты подлежат изъятию, могут отсутствовать или иметь
место присущие мерам ответственности дополнительные неблагоприятные последствия. Такие
признаки отсутствуют при изъятии незаконно изготовленных контрафактных носителей, а также при
изъятии незаконно распространенных материальных носителей у приобретателя. Вместе с тем в
иных случаях изъятия из оборота правомерно изготовленных материальных носителей, которые
становятся контрафактными вследствие их незаконного использования, в частности вследствие их
импорта или проката, имеют место дополнительные неблагоприятные последствия.

63. Типичные формы нарушения исключительного права на товарный знак.


Однородность товаров, схожесть обозначений до степени смешения.
Товарный знак подлежит государственной регистрации. Соответственно, его правовая охрана
возникает с момента такой регистрации (ст. ст. 1480 и 1481 ГК РФ). В качестве товарного знака
компании регистрируют словесные, изобразительные, объемные, звуковые, а также
комбинированные обозначения в любом цвете или цветовом сочетании.
Формами нарушения исключительного права являются:
1) «не санкционированное» правообладателем использование тождественного (сходного)
с его товарным знаком обозначения;
2) однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;
3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.
В случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе в судебном порядке
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации
в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. Либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых
незаконно размещен товарный знак. Либо в двукратном размере стоимости права использования
товарного знака (ст.1515 ГК).
Положения законодательства, не допускающие регистрацию на имя разных лиц в отношении
однородных товаров тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, призваны
защищать интересы как правообладателя исключительного права на товарный знак, так и
потребителя, не допуская возможности обозначения однородных товаров разных изготовителей
тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, что привело бы к
дезориентации потребителя.
Установление тождества товарных знаков или их сходства до степени смешения проводится при
экспертизе заявок на товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг.
Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени
смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно
Приказ Роспатента от 29.12.2009 N 186 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки
договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации" п. 3.3.7.4.- 3.3.7.8.
Товарный знак считается тождественным с другим товарным знаком, если он совпадает с ним
во всех элементах.
Товарный знак считается сходным до степени смешения с другим товарным знаком, если он
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Оценка сходства товарных знаков производится на основе общего впечатления, формируемого
в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может
происходить под воздействием любых особенностей товарных знаков, в том числе доминирующих
словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.
Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.
К основным признакам относятся:
- род (вид) товаров;
- назначение товаров;
- вид материала, из которого изготовлены товары.
Остальные признаки относятся к вспомогательным.
Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в
совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки
могут переходить в разряд вспомогательных.
Признаки сходных до степени смешения товарных знаков.
А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают
одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» – «Музыка сна») или прямо противопоставляют
идеи (сок «Я» — сок «Ты»). Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на
другой («Apple» – «Яблоко»). Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу
товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.
Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей
товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое
ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных
(например, Бар «Барра» – Бар «Парбарра, Samsung – Самсунг).
В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое
зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и
оттенков, сходства базовых элементов.
По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или
отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения. Сходство до степени
смешения может быть установлено даже на основании сходства только по одному признаку (чаще
всего фонетическому). Наличие всех трех признаков сходства не требуется. Однако следует
принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы
противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков.

64. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление исключительным правом.


Недобросовестной конкуренцией признаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы
лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской
деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить
убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их
деловой репутации (ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции»).
Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг (ст. 14,4 ФЗ «О защите конкуренции»)..
«Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)» Если
злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать
возмещения причиненных этим убытков(ГК ст. 10).
Данной правовой конструкции недобросовестной конкуренции в общих нормах гражданского права
соответствует общий (генеральный) деликт, предусмотренный ст. 1064 ГК РФ: вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред; последнее освобождается от
возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Судя по определению недобросовестной конкуренции, лицами, которые могут быть привлечены к
ответственности за недобросовестную конкуренцию (субъектами правонарушения), являются только
хозяйствующие субъекты (т.е. граждане - предприниматели и юридические лица). При этом
потерпевшими лицами также считаются хозяйствующие субъекты, являющиеся конкурентами
правонарушителей. 
В России в гражданском законодательстве взаимодействие недобросовестной конкуренции и
интеллектуальной собственности в настоящее время определено в п. 7 ст. 1252 ГК РФ: "В случаях,
когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией,
защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами,
предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным
законодательством".
П. 7 ст. 1252 ГК РФ устанавливает правило о возможности одновременного использования
способов защиты, предусмотренных антимонопольным законодательством, и способов защиты,
предусмотренных Кодексом, условием чего является признание в установленном порядке нарушения
исключительного права недобросовестной конкуренцией. Основания и порядок такого признания
устанавливаются Законом о защите конкуренции, признание конкретных действий недобросовестной
конкуренцией осуществляется антимонопольным органом (Федеральной антимонопольной службой
и ее территориальными органами).
В статье 14 Закона о защите конкуренции содержится открытый перечень действий, которые
представляют собой примеры недобросовестной конкуренции; среди них прямо названы "продажа,
обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического
лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг" (п. 4 ч. 1 ст. 14), а также
"недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного
права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции,
работ или услуг" (ч. 2 ст. 14).
Что касается специальных "антимонопольных" способов защиты, то они существенно различаются
как по своему характеру, так и с точки зрения эффективности их применения для самого
правообладателя. Как следует из названного Закона, основной мерой воздействия при выявлении
случаев недобросовестной конкуренции является выдача хозяйствующим субъектам обязательных
для исполнения предписаний о прекращении недобросовестной конкуренции (ст. 23). При этом лицо,
чьи действия (бездействие) признаны недобросовестной конкуренцией и являются недопустимыми в
соответствии с антимонопольным законодательством, по предписанию антимонопольного органа
обязано перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от таких действий (бездействия). В
случае неисполнения этого предписания доход, полученный от недобросовестной конкуренции,
подлежит взысканию в федеральный бюджет по иску антимонопольного органа (ст. 51).
Следующая мера, сформулированная в ч. 3 ст. 14 Закона о защите конкуренции. Этой нормой
предусмотрено "признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку" на
основании решения федерального антимонопольного органа о нарушении ч. 2 ст. 14 (однако в
отношении не всех объектов, названных в этой норме, а только в отношении исключительного права
на товарный знак). Таким образом, признание недобросовестной конкуренцией каких-либо действий,
связанных с приобретением и использованием товарного знака, может привести в установленном
данным Законом порядке к прекращению охраны товарного знака, использование которого нарушает
исключительное право другого лица. По своей направленности данная мера также близка к
пресечению действий, нарушающих право; при этом она является самым радикальным способом
такого пресечения.

Вам также может понравиться