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Roberto Daniel Maru 1

0Derecho Civil I
Resúmen de Llambías

UNIDAD 1.
CONCEPTO DE DERECHO: Es el ordenamiento social justo; es el conjunto de
normas jurídicas que rigen la conducta de los habitantes; su fin es el bien común y la
justicia.
Es el conjunto de reglas que rigen la interferencia ínter subjetiva (relación entre
sujetos).
DERECHO OBJETIVO: Derecho en sentido objetivo, es el concepto de derecho en
general.
DERECHO SUBJETIVO: Es también llamado derecho de facultad; por que es la
facultad que el ordenamiento jurídico da a una persona para que esta pueda realizar
determinados actos; Ej. Del propietario de usar y disponer de la cosa, del acreedor
para ejecutar los bienes del deudor, la facultad de testar.
DERECHO Y MORAL: CONCEPTO Y DISTINCION.
MORALDERECHO1- La moral busca el bien individual a través de la vida virtuosa, a
través de principios morales básicos como : la lealtad, el respeto, la solidaridad.1- El
derecho busca el bien común; el bien de la comunidad.2- Las normas morales
establecen deberes de conducta no forzado, su violación trae aparejada la repulsa
social y el remordimiento del que la cumple.2- Las normas jurídicas establecen
deberes de conducta forzado, por que son obligatorias y quien las viole tiene una
sanción correspondiente. AMBAS FINALIDADES NO PUEDEN SEPARARSE POR
QUE EL HOMBRE TIENDE A TRASLADAR SUS VIRTUDES A LA COMUNIDAD
QUE HABITA.
DERECHO NATURAL Y DERECHO POSITIVO:
Ambos integran el concepto de derecho:
DERECHO NATURAL: Es el núcleo del ordenamiento social justo que conforme a la
naturaleza humana tiende a la instauración de la justicia en la sociedad.
DERECHO POSITIVO: Es la concertación del derecho natural, es la traducción del
derecho natural y su aceptación a las circunstancias sociales concretas de un
momento determinado. Por esta relación entre ambos se debe comprender el derecho
positivo como la interpretación del derecho natural influida por:
a) La condición del medio social.
b) Las posibilidades de la coacción.
c) Y la preocupación de consolidar el orden establecido.
DIVISION Y RAMAS DEL DERECHO POSITIVO: PUBLICO Y PRIVADO.
* El derecho positivo se divide en dos ramas:
PUBLICO: Seria un derecho de subordinación caracterizado por la desigualdad de los
dos términos de las relaciones jurídicas: Individuo (justicia distributiva).
PRIVADO: Seria un derecho de coordinación en el cual los sujetos están ubicados en
un plano de igualdad: (justicia conmutativa).
* Las divisiones del DERECHO PUBLICO son:
a) Derecho constitucional: organiza los poderes, atribuciones y deberes del Estado.
b) Derecho administrativo: organiza el funcionamiento de la administración publica.
c) Derecho penal: contiene la enumeración de las conductas que constituyen delitos y
prevé la sanción que corresponde a quienes los cometan.
d) Derecho internacional publico: rige las relaciones de los Estados extranjeros entre
si.
e) Derecho procesal: establece las reglas a que debe sujetarse el procedimiento ante
el poder judicial, previendo también las diferentes instancias a que puede accederse
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por vía de recurso. (existe un interés del estado directamente comprometido en la


administración de justicia).
* Las divisiones del DERECHO PRIVADO son:
a) Derecho civil: es el tronco común; rige a las personas prescindiendo de
particularidades referidas a la actividad que desarrollan, nacionalidad, situación
patrimonial.
b) Derecho comercial: rige las relaciones de los comerciantes y determina las
consecuencias de los actos de comercio.
c) Derecho agrario: rige las relaciones nacidas de la explotación agropecuaria y de la
vecindad rural.
Derecho del trabajo: regula las relaciones jurídicas derivadas del trabajo en relación
de dependencia (lo ubicamos fuera del derecho publico y fuera del derecho privado
por que participa de una y otra rama ) .
CLASIFICACION DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS:
PATRIMONIALES: Son aquellos susceptibles de tener valor económico o pecuniario ;
integran el patrimonio.
CARACTERES:
A) DISPONIBLES: bajo pleno poder jurídico de su titular.
B) RENUNCIABLES: ejercidos o declinados.
C) EMBARGABLES: pues integran el patrimonio que constituye la garantía o prenda
común de los acreedores.
D) PRESCRIPTIBLES: afectados por el paso del tiempo y la inactividad del titular;
aunque esto no se da de manera absoluta.

ESTOS DERECHOS PATRIMONIALES SE DIVIDEN EN:


1- REALES: Son aquellos derechos que confieren a su titular un señorío exclusivo
sobre una cosa y a los demás el deber de abstenerse en perturbarlos .
CARACTERES:
a) Absolutos: se ejercen contra todos; (era omnes).
b) Conceden al titular el derecho de perseguir la cosa en manos de quien se
encuentre.
c) Conceden el derecho de preferencia a favor del titular mas antiguo, cuando
concurren varios titulares sobre el mismo bien.
d) No son susceptibles de prescripción liberatoria.
e) Pueden adquirirse (perdiéndose para el titular), por usucapión (prescripción
adquisitiva).
f) Es de creación exclusivamente legal; los particulares no pueden crearlos.
CLASIFICACION:
a) Derechos reales sobre la cosa propia: dominios y condominios.
b) Derechos reales sobre la cosa ajena: usufructo, uso y habitación y servidumbres
activas.
c) Derechos reales de garantía: hipoteca, prenda y anticresis.
2- PERSONALES O CREDITORIOS: Son aquellos derechos que confieren al titular,
llamado acreedor, la facultad de exigir de otra persona llamada deudor , una
prestación determinada que puede ser de dar, hacer o no hacer. Se llaman derechos
personales , creditorios u obligaciones.
CARACTERES:
a) Relativos: por que se ejercen entre acreedor y deudor o sea de persona a persona.
b) Pueden ser creados por particulares.
c) Prescriptibles: las acciones que derivan de estos derechos prescriben por el
transcurso del tiempo y la inactividad del titular.
d) Son de numero ilimitado y no se consignan taxativamente en las leyes.
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3- INTELECTUALES: Son aquellos que comportan para su titular la facultad de usar,


gozar o disponer de una creación intelectual, y para las demás personas el deber de
abstenerse en perturbar el ejercicio de ese derecho por su titular.
Los derechos intelectuales recaen sobre la creación intelectual.
CARACTERES:
a) Absolutos: por que se ejercen contra todos.
b) Limitados por el tiempo.
c) Son registrables.
d) Son imprescriptibles.
PODEMOS CITAR ENTRE ELLOS A:
a) Los derechos de autor, obra científica, literaria, musical, regidos por los artículos 17
de la C.N.; por la ley 11723 y por los decretos 12063/57 y 1224/58.
b) Las patentes de invención, reguladas por la ley 111.
c) Las marcas de fabrica, comercio y agricultura (ley 2975).
d) Las marcas y señales del ganado, reguladas por los códigos rurales de cada
provincia.
e) El nombre comercial, o denominación o razón social de un negocio; (ley 3975).
El código civil habla solo de los derechos del autor.
EXTRAPATRIMONIALES: No son susceptibles de valoración económica y por ello no
integran el patrimonio.
CARACTERES:
a) Innatos: corresponden al titular desde su origen.
b) Vitalicios: durante toda su vida.
c) Inalienables: no enajenación por ningún titulo.
d) Imprescriptibles: no se pierden, aun ante el abandono del titular.
e) Absolutos: se ejercen erga omnes. Contra todos quienes pretendan vulnerarlos.
ESTOS DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES SE DIVIDEN EN:
1- POTESTADES (DERECHO DE FAMILIA): Tienen características particulares que
implican simultáneamente un deber para el titular y confiere un poder sobre otra
persona; Ej. Patria potestad.
2- DERECHOS PERSONALISIMOS: Son los derechos innatos del hombre cuya
privación importaría el aniquilamiento o desmedro de su personalidad. Ej. Derecho a
la vida, a la integridad física, a la salud. etc.
POTESTADES - RELACIONES JURIDICAS :
Los derechos en el ámbito privado responden a dos categorías jurídicas como forma
de estructurar el derecho .
RELACIONES JURIDICAS: Hay exigibilidad; un sujeto puede exigir algo a otro; hay 2
sujetos y un objeto.
POTESTAD: Se caracteriza por que hay sometimiento; hay un sujeto y un objeto.
Situación jurídica para Llambías; es el modo permanente y objetivo de estar alguien
con respecto de otro, y que habilite a aquel , el titular, para el ejercicio indefinido de
poderes o prerrogativas , mientras la situación subsista. Ej. En la obligación; el
acreedor respecto al deudor.
La relación jurídica para Llambías; es una vinculación entre personas autorizadas por
el derecho, que les impone un cierto comportamiento de carácter peculiar y particular ,
esencialmente variable. Ej. las obligaciones que surgen de un contrato de compra
venta.
En la relación jurídica se produce la situación jurídica.
TEORIA DEL ABUSO DEL DERECHO:
"Es legitimo usar de los derechos que la ley concede; pero es ilegitimo abusar de
ellos".
TEORIAS QUE LO ADMITEN Y QUE LO NIEGAN:
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Las distintas teorías que fundamentan el abuso del derecho fueron clasificadas por
Llambías en 3 grupos:
1) CRITERIOS SUBJETIVOS:
a) Algunos argumentan que el abuso del derecho esta dado por la intención que tiene
el autor de perjudicar a otro.
b) Para otros y la mayor parte de la doctrina Francesa considera abuso abusivo al
ejercicio doloso de los derechos y también al ejercicio culpable de los derechos.
c) Y otra corriente afirma que hay abuso del derecho cuando el titular obra sin interés
legitimo.
2) CRITERIOS OBJETIVOS:
a) Algunos sostienen que el abuso del derecho consiste en el ejercicio normal o
contrario al destino económico o social del derecho subjetivo; (Llambías advierte que
esta posición exagera la función social del derecho sosteniendo que solo se conceden
a destino económico y social).
b) Para otros el acto abusivo es el contrario al objeto de la institución del respectivo
derecho, a su espíritu y a su finalidad.(Llambías comparte).
c) Para Borda el abuso se caracteriza por un ejercicio contrario a la moral y la buena
fe.
3- CRITERIO MIXTO:
a) Otros autores renuncian a delimitar el concepto de abuso del derecho dejando
librado a la apreciación judicial.
LEGISLACION COMPARADA:
Según Llambías hay 3 grupos:
a) Piases que la reprueban y no la definen: Ej. El código Suizo en su art. 2 : "cada uno
esta obligado a ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones según las reglas de la
buena fe, el abuso manifiesto de un derecho no esta protegido por la ley". (código
Peruano y Turco también).
b) Piases que lo aprueban y definen: Ej. El código Soviético; Líbano; Venezuela. Este
ultimo dice: debe igualmente reparar quien haya causado un daño a otro, excediendo
en el ejercicio de su derecho los limites fijados por la buena fe o por el objeto en vista
del cual le ha sido conferido ese derecho.
c) Piases que no lo formulan ni lo definen: Ej. El código Alemán, Chino, Uruguayo,
Brasil, Mexicano. Este ultimo dice: cuando al ejercitar un derecho se causa daño a
otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho solo se ejercito a
fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.
SOLUCION DEL ARTICULO 1071 DEL C.P. ANTES Y DESPUES DE LA REFORMA
DE LA LEY 17.711 : (ARGENTINA).
El articulo 1071 del C.C. en su originaria redacción , expresaba: "El ejercicio de un
derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como
ilícito ningún acto".
Si bien el código carecía del principio general (Abuso del derecho), el abuso podía
inducirse de las diferentes aplicaciones incluidas en su articulado.
Con la ley 17.711:
Para determinar cuando hay abuso del derecho la ley establece una doble directiva:
1- De carácter especifico, relacionada con la índole del derecho que se ejerce (.... al
que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos...).
2- Establece la necesaria subordinación del orden jurídico al orden moral (... o al que
exceda los limites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres....).Consagra el criterio objetivo en cuanto a la primera, subjetivo y mixto
en cuanto a la segunda.
JURISPRUDENCIA:
Nuestros tribunales fueron aceptando en diversos fallos el abuso del derecho.
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Sentencias:
a) En 1926 (Rosario), embargo indebido de bienes.
b) En 1928 cámara civil primera de capital federal: invasión de fundo y posterior
demolición.
c) En 1933 cámara de apelaciones de Rosario (sobre quiebra de deudor / negligencia
del acreedor).
d) En 1953 sobre el locatario solicita indemnización y posee otra vivienda, (Bahía
blanca).
EL CODIGO CIVIL ARGENTINO: ANTECEDENTES, REFORMA Y METODOLOGIA:
En 1869 por ley Nacional 340, se establece como ley en la República Argentina el
Código Civil; redactado por Vélez Sarfield, con vigencia a partir de 1871.
En 1864 Mitre designa a Vélez Sarfield para la redacción del código civil.
Hasta la redacción del código civil , legislación española, (nueva recopilación de
1567).
A partir de 1816 , legislación patria (conjunto de leyes Nacionales y provinciales).
Constitución; 1853 dispone la unificación del derecho civil en un código.
En 1963 , ley 36 comisiones encargadas de redactar proyectos de los código civil,
penal, de minería, y ordenanzas del ejercito.
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UNIDAD 2.
DERECHOS PERSONALISIMOS:
CONCEPTO: Los derechos personalísimos son los derechos innatos del hombre cuya
privación aniquilaría su personalidad. Estos derechos son: derecho a la vida, a la
salud, a la libertad, al honor, a la intimidad.
NATURALEZA JURIDICA: Para algunos autores no constituyen derechos subjetivos
sino que importan presupuestos jurídicos de la personalidad. Para la opinión
predominante se trata de verdaderos derechos subjetivos.
CARACTERES:
a) Innatos: corresponden al titular desde el origen de este; en nuestro sistema jurídico
el nasciturus, persona por nacer o nonato desde el momento de la concepción ya
tiene esos derechos.
b) Vitalicios: acompañan al ser humano toda su vida.
c) Inalienables: por que están fuera del comercio.
d) Imprescindibles: no son alcanzados por efecto del tiempo, no influye en su pérdida.
e) Absolutos: se ejercen erga omnes por que no se tienen contra alguien en particular
sino contra quienes los vulnere.
f) Privados: por que dependen de cada sujeto.
EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS:
Dentro de este derecho esta comprendido el derecho a la vida; la protección de la
integridad física se realiza de varias maneras, Ej. Cuando se sanciona el delito de
lesiones comprensivo de todo daño en el cuerpo o en la salud del otro; desde este
punto de vista los tribunales han considerado que la salud e integridad física tiene un
valor estimable en $.
Con respecto a la integridad corporal se requiere de la conformidad del paciente, o de
parientes para por Ej. Una operación, una extracción de sangre, vacunación,
intervención quirúrgica.
En nuestra legislación se es persona desde el momento de la concepción, el aborto
no es factible por este concepto.
En cuanto a la eutanasia, esta puede ser:
a) Activa: cuando se provoca la muerte por medio de drogas.
b) Pasiva: cuando no se suministran medios externos para mantener viva la persona.
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La muerte de la persona se produce cuando el cerebro ya no emite ninguna señal


mas allá de que ciertos signos vitales estén aun como el latir o respirar.
En cuanto a los tratamientos: operaciones: no solo basta la autorización del paciente
para la operación sino que el medico debe informar; y que la otra parte haya tomado
conciencia de los efectos.
Quedan prohibidos la comercialización de la sangre y órganos de las personas;
Leyes en materia de trasplantes:
1- Donación entre vivos: órganos pares o partes del cuerpo que se puedan reconstruir
por si mismos. Deben ser mayores de 18 años nexos familiares o convenientes.
2- Donación post - morte: después de la muerte pueden donar los parientes o la
autoridad judicial en caso de no haber parientes.
En nuestro país todo esta regulado por el INCUCAI.
EL DERECHO A LA LIBERTAD:
La libertad de las personas esta protegida y asegurada por el derecho publico
(constitución ampara la libertad personal, el código civil considera delito entre otros a
la privación de la libertad), y por el derecho privado (prohibe la restricción ilegitima de
la libertad ajena en el art. 910 y 911, declara sin valor los actos jurídicos que tengan
por objeto hechos que restrinjan la libertad).
EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL HONOR:
Este derecho esta protegido por normas de carácter penal; (resguardan el honor
incriminando las calumnias, injurias y las acciones contra la honestidad), y también
por normas del derecho civil (que obligan al resarcimiento de los daños y perjuicios
que se causen con tales hechos), de esta protección no solo gozan las personas
intachables, sino también quien sufra un ataque injusto:
DERECHO A LA PRIVACIDAD:
La ley 21.173 junto con el art. 1071 bis del C.C. dice: "El que se entrometiese en la
vida ajena publicando retratos, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos
o perturbando de cualquier modo su intimidad , y el hecho no fuere un delito penal;
será obligado a cesar en tales actividades y a pagar una indemnización que fijara el
juez, además , podrá este a pedido del agraviado , ordenar la publicación de la
sentencia en un diario del lugar si esta medida fuese procedente para una adecuada
reparación".
Los requisitos del acto lesivo a la intimidad son:
1- Que haya entremetimiento en la vida ajena.
2- Que tal interferencia sea arbitraria (contraria a la justicia).
3- Que se perturbe de cualquier modo la intimidad del otro (publicación de retratos,
difusión de correspondencia.).
4- Que el hecho no fuere un delito penal.
AFECTACION DE OTROS DERECHOS PERSONALISIMOS:
Afectación a la imagen (art. 31 de la ley 11.723). Contempla el supuesto de
reproducción de retratos fotográficos.
Es libre la reproducción de retratos con fines científicos, culturales, etc. Todo otro tipo
de exposición no es permitido sin previo consentimiento de la persona; si muerta su
cónyuge, hijos, padres, faltando todos la publicación es libre.
En los derechos personalísimos, afectados estos, se afecta el honor de la persona,
una vez afectado es difícil recuperarlos.
CASOS DE COLISION DE DERECHOS:
Por un lado esta el honor de las personas (en confrontación con los derechos).Los
medios de comunicaciónSe enfrentan con la libertad de expresión ; de prensa.
Cuando se confrontan dos derechos; prevalecerá el de mayor jerarquía.
UNIDAD 3.
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FUENTES DEL DERECHO: (v)


CONCEPTO: Fuente es el origen de donde proviene el derecho. En efecto, si el
derecho es el orden social justo cuyo núcleo es el derecho natural y si el derecho
positivo es la interpretación del derecho natural influidas por las condiciones del medio
social, necesitamos conocer los medios por los cuales se expresa este derecho
positivo: tal es la teoría de las fuentes del derecho.
CLASIFICACION: FORMALES Y MATERIALES.
FORMALES: Son los hechos sociales imperativos emanados de autoridades externas
al interprete; son: La ley, la costumbre, la tradición (jurisprudencia y doctrina antigua),
y la autoridad (jurisprudencia y doctrina moderna).
MATERIALES: Porque las provee la propia materia u objeto material del derecho que
es la conducta del hombre provienen de la libre investigación científica del interprete.
son: la jurisprudencia, la doctrina de los autores, la equidad y el derecho comparado.
Mientras las formales arguyen por su autoridad, las materiales gravitan por la
persuasión que de ellos emanan.
SISTEMA DE FUENTES EN NUESTRO DERECHO CIVIL:
REGLAS DEL CODIGO: ARTICULOS 15, 16, 17, Y 22.
ARTICULO 15: Los jueces no podrán dejar de juzgar bajo pretextos de silencio,
oscuridad o insuficiencia de las leyes.
ARTICULO 16: Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por palabra ni por la ley,
se resolverá por los principios de leyes análogas ; y si aun sigue dudosa , por
principios generales del derecho teniendo en consideración las circunstancias del
caso.
ARTICULO 17: Afirma que los usos y costumbres no pueden crear derechos, solo
cuando la ley se refiera a ellos en situaciones regladas legalmente.
ARTICULO 22: Lo que no esta dicho en ningún articulo de este código no tiene fuerza
de ley en derecho civil, aunque antes hubiera estado en vigor, ya sea por una ley
general o una ley especial.
EL PROBLEMA DE LAS LAGUNAS DE LA LEY:
LA LEY:
CONCEPTO: Es una norma de carácter general y obligatoria, emanada de autoridad
competente.
Para Planiol: es la regla social obligatoria establecida de modo permanente por la
autoridad publica y sancionada por la fuerza.
La ley es en definitiva, la regla emanada de la voluntad autoritaria de los gobernantes.
CARACTERES:
1- Sociabilidad: para el hombre miembro de la sociedad.
2- Obligatoriedad: voluntad superior que manda y una voluntad inferior que obedece.
3- Origen publico: la ley emana de la autoridad publica y por ello actúa en la línea de
soberanía popular.
4- Coactividad: característica propia de todo derecho positivo, luce en la ley que es su
medio de expresión en tanto que aparece velada en las otras fuentes del derecho. Las
sanciones de la ley son resarcitorias (procuran un restablecimiento de la situación
precedente a la infracción ; resarcimiento de daños y perjuicios) y represivas (se
inspiran en el castigo corrector del infractor).
5- Normatividad: abarca un numero indeterminado de hechos y rige a quien quede
comprendido en el ámbito de su aplicación.
SENTIDOS FORMAL Y MATERIAL: EJEMPLOS:
LEY EN SENTIDO MATERIAL: Es la norma escrita sancionada por la autoridad
publica competente. Responden a este concepto: La constitución nacional, y las
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constituciones provinciales; las leyes dictadas por el congreso nacional y por las
legislaturas provinciales, si estatuyen normas generales, los decretos reglamentarios
del poder ejecutivo; las ordenanzas municipales de carácter general, los edictos de
policía, los reglamentos de la corte suprema y acordadas de las cámaras de
apelaciones , cuando establecen normas de carácter general.
LEY EN SENTIDO FORMAL: Reciben un numero que las identifica, según su
contenido serán al propio tiempo, o no, leyes en sentido formal. Revisten el doble
carácter las expresiones del poder legislativo, nacional o provincial, que sientan
normas generales. Por el contrario, si esas expresiones se refieren a asuntos
concretos de gobierno, como el presupuesto de la administración publica, o el
otorgamiento de una pensión, solo serán leyes en sentido formal, pero no en sentido
material por que no estatuyen norma jurídica alguna.
SU IMPORTANCIA COMO FUENTE DEL DERECHO:
En nuestro tiempo la ley constituye la fuente del derecho mas importante. En los
ordenamientos jurídicos primitivos, la ley cedía en importancia a la costumbre; pero
cada vez mas quedaron sujetas al dictado de leyes que imponía la autoridad publica.
Llego a pensarse en la escuela de exégesis, que la ley agotaba el derecho, o sea que
la ley era la única fuente o medio de expresión del derecho.
Para una buena parte del pensamiento jurídico contemporáneo, la ley es la principal y
mas importante de las fuentes del derecho, pero no excluye la existencia de otras
fuentes con virtualidad bastante para provocar situaciones excepcionales hasta la
caducidad de la misma ley. Es lo que ocurre con la costumbre y la equidad.
CLASIFICACION DE LAS LEYES: IMPERATIVAS Y SUPLETORIAS: EJEMPLOS:
1- SEGÚN EL ALCANCE DE LA IMPERATIVIDAD DE LA LEY:
Imperativas: Son aquellas que prevalecen sobre cualquier acuerdo diverso de los
particulares sometidos a ellos. Su contenido se aprecia que es de orden publico y el
comportamiento se impone, no obstante, el deseo de alguien de quedar sujeto a una
regulación diferente.
Así no se decretara el divorcio sino por las causales admitidas por la ley, aun cuando
los esposos concordaran en separarse legalmente por otros motivos. Las leyes
imperativas reinan en el sector autoritario del derecho: capacidad de las personas,
familia, derechos reales. Etc.
Supletorias: Son también llamadas interpretativas, son las que las partes pueden
modificar sustituyendo su régimen por el convencional que hubiesen acordado. Solo
rigen en caso de ausencia de voluntad de los particulares. Son en materia de
obligaciones y contratos muy numerosas, que ha sido primordialmente confiada al
libre juego de la iniciativa particular.
EL CARÁCTER IMPERATIVO O SUPLETORIO DE LA LEY DEPENDE DE LA
DETERMINACION DEL PROPIO LEGISLADOR. CUANDO ESTE NADA HA
DECLARADO , EL INTERPRETE DEBE DECIDIR EL PUNTO ATENDIENDO A LA
FINALIDAD DE LA NORMA.
OTRAS CLASIFICACIONES:
2- SEGÚN LA SANCION:
Leyes imperfectas: O carentes de sanción expresa, que no serian verdaderas normas
de derecho positivo, por esa ausencia de sanción, sino mas bien exhortaciones
legislativas tendientes a encauzar en cierto sentido la conducta de los hombres.
Leyes perfectas: Son aquellas cuya sanción escriba en la nulidad de lo abrado en
infracción de lo que aquellas ordenan o prohiben. Ej. La venta de una cosa fuera del
comercio.
Leyes menos que perfectas: Son aquellas cuya infracción no es sancionada por la
nulidad de lo obrado sino con otra consecuencia. Tal la que sanciona el dolo
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incidental con el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por la víctima del
engaño, sin afectar la validez del acto celebrado.
Leyes mas que perfectas: Son aquellas cuya violación no solo determina la nulidad
del acto celebrado, sino que dan lugar a la aplicación de otras sanciones adicionales.
3- SEGÚN EL SENTIDO DE SU DISPOSICION:
Prohibitivas: Son las que prescriben un comportamiento negativo, vedan la realización
de algo que se podría efectuar si no mediase la prohibición legal. Esta clase de leyes
pueden o no haber previsto determinada sanción para el caso de contravención. Si la
ley hubiera contemplado cierta sanción la infracción dará lugar a la aplicación de
dicha sanción. Si nada se hubiese previsto, entonces se corresponderá hacer
funcionar la sanción de nulidad de acuerdo a lo prescrito en el art. 18 del C.C: Los
actos prohibidos por las leyes no tienen valor si la ley no designa otro efecto para el
caso de contravención.
Dispositivas: Son las que prescriben un comportamiento positivo, o sea que imponen
que se haga algo determinado. En principio la sanción de nulidad no será apropiada
para el supuesto de contravención. Si se trata de omisión de requisitos impuestos por
la ley para la celebración de ciertos actos jurídicos; esa infracción podrá dar lugar a la
nulidad del acto obrado con esa falla; si es que la sanción de invalidez esta prevista.
Ej. Firma de las partes en las escrituras publicas.
PROCESO DE FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES: PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES.
Este proceso esta determinado en la Constitución. En el orden nacional las leyes
pueden originarse en cualquiera de las dos cámaras; por iniciativa de un diputado o
senador, o del poder ejecutivo y requiere el voto de ambos cuerpos legislativos.
En el proceso de formación cabe distinguir 3 momentos:
a) LA SANCION: Es el acto por el cual el poder legislativo crea la regla legal.
b) LA PROMULGACION: Acto por el cual el poder ejecutivo dispone el cumplimiento
de la ley. Puede ser expresa: (si el poder ejecutivo dicta un decreto), o tácita: (si
comunicada la sanción el poder ejecutivo no devuelve observando el proyecto dentro
de los 10 idas hábiles).
c) LA PUBLICACION: Es el hecho por el cual la ley llega al conocimiento del publico.
Se publica por la inserción del texto legal en el boletín oficial o en periódicos no
oficiales. La publicación es un elemento de la norma por que no puede entrar en vigor
si no es conocida por el pueblo. Por eso el art. 2 del código civil: Las leyes no son
obligatorias sino después de su publicación.
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY: REQUISITOS DE PUBLICACION.
Efectuada su publicación, entra en vigor a partir de la fecha que determine el texto el
art. 2 del C.C: Las leyes no son obligatorias sino... y desde el día que ellas determinen
(reformado y por la ley 16.504), luego de la reforma: "si no designan tiempo, serán
obligadas después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial".
EFECTOS DE LA LEY EN RELACION AL TIEMPO: EL PRINCIPIO DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN EL CODIGO.
Art. 3 del C.C. dice: A partir de su entrada en vigor, las leyes se aplicaran aun a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene efecto
retroactivo, sean o no de orden publico, salvo disposición en contrario. La
retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar dichos derechos
amparados por garantías constitucionales.
Por lo tanto el legislador es dueño de sujetar a un cierto comportamiento la conducta
presente de los hombres y prever una cierta sujeción futura de la misma. No es dueño
de cambiar lo pasado, que ocurrió de conformidad al régimen legal, ni de declarar que
lo que fue ajustado a derecho en su tiempo, no es legitima por que tal declaración
seria absurda.
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Si no obstante lo expuesto, el legislador se arrogara el poder de gobernar el pasado e


introducir modificaciones en lo ya acontecido que era legitimo por ser conforme a
derecho se caería en una inseguridad jurídica por que nadie estaría seguro de lo que
hoy realiza no pudiese quedar aniquilado por una ley posterior. En este sentido el
principio de irretroactividad protege la pacifica subsistencia de la sociedad humana.
Este principio no compromete la aplicación inmediata de la nueva ley a los efectos de
las relaciones jurídicas pendientes que requiera de tiempo para ser producidos.
ESTUDIO DEL ARTICULO 3 DEL CODIGO.
El principio de irretroactividad constituye un criterio normativo para el juez, pero no
rige para el legislador, el cual puede dejarlo de lado con relación a ciertas materias,
que en su opinión deban quedar al margen de ese principio.
El art. 3 del C.C. determina un criterio de interpretación obligatorio para los jueces,
pero no para el legislador. Se ha discutido si proyecta su influencia sobre toda clase
de leyes o no habiéndose concluido en función de la categoría del cuerpo de leyes
que lo contiene, que solo rigen a las leyes de derecho privado o a las que puede
dictar el congreso nacional en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 67
inc. 11 de la C.N. por tanto pueden ser interpretadas por los jueces retroactivamente
las leyes de otra índole, tales como las administrativas, y sean estas nacionales o
provinciales.
Para nosotros, no es dudoso que siendo el principio de irretroactividad un criterio
puramente interpretativo, no impide que las legislaturas provinciales o las municipales
dentro de su orden y en uso de sus atribuciones propias, dispongan de otra manera.
EFECTOS DE LA LEY CON RELACION AL TERRITORIO:
* APLICACIÓN TERRITORIAL: En nuestro país las leyes son en principio de
aplicación territorial, el art. 1 del C.C. dice: "Las leyes son obligatorias para todos los
que habitan en el territorio de la república, sean ciudadanos o extranjeros,
domiciliados o transeúntes". Como regla general aparece la aplicación territorial de la
ley. Solo cuando esta ley lo dispone se hará en ciertos casos la aplicación
extraterritorial de la ley, es decir, aplicación de la ley extranjera, por los jueces de
nuestro país. Según el art. 14 del C.C. "Las leyes extranjeras no serán aplicables,
cuando su aplicación se oponga al derecho publico o criminal de la república, a la
religión del Estado, a la tolerancia de cultos, o a la moral y buenas costumbres".
Derecho publico (es decir al derecho constitucional y administrativo, penal y fiscal;
estas dos ultimas son estrictamente territoriales por eso nuestros jueces nunca hacen
aplicación de las leyes extranjeras de esa índole. Toda vez que alguna ley extranjera
resulte lesiva de las instituciones de la organización social de nuestro país, como las
referentes al régimen de familia, el juez deberá prescindir de ella y aplicar la ley
nacional, encuadre o no el caso en algunos de los inc. Del art. 14 ).
* APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL: Cuando la ley territorial lo dispone cesa la
aplicabilidad de esta para hacer lugar a la aplicación de la ley extranjera. Como esta
viene a aplicarse fuera de su propio territorio se habla de aplicación extraterritorial de
la ley. La enunciación de las situaciones integra el contenido del derecho internacional
privado que se ocupa de determinar en tales casos cual es la ley extranjera aplicable:
La ley de la situación de la cosa, o de celebración del derecho, o del lugar y tribunal
que lo juzga, o de la ley personal de los sujetos que intervienen. (en esta la mayor
parte de las legislaciones Europeas se atienen a la que indican la nacionalidad de la
persona, en lugar de atener a su domicilio como establece nuestro código).
RESEÑA DE LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL CODIGO CIVIL:
1- Capacidad de hecho de las personas: Se rige por la ley del lugar del domicilio de la
persona de que se trate. Así lo dispone el art. 6 y 7 del C.C. que encaran los dos
supuestos de domicilio constituido en el país y domicilio constituido fuera del país.
Todo lo referente a capacidad e incapacidad de hecho por razón de minoridad,
Roberto Daniel Maru 11

alineación, sordomudez, ausencia, matrimonio, etc., queda sujeto a la ley del domicilio
de la persona. No importa que la persona sea argentina o de otra nacionalidad por
que lo que define la cuestión es el lugar de su domicilio.
2- Atributos de la persona: Los demás atributos de las personas , era de la capacidad,
se rigen también por la ley de su domicilio. Este principio no este establecido en
nuestro código, para obtener nuevas aplicaciones con relación a otros atributos de la
persona: se denomina construcción jurídica. En consecuencia, los efectos jurídicos
que corresponden al Estado (matrimonio, afiliación, patria potestad, alimentos; entre
otros). Son cuestiones regidas por la ley de domicilio de la persona de que se trata
(nombre, patrimonio y su divisibilidad ), el patrimonio es un atributo de la persona y
por lo tanto se rige por la ley del domicilio del titular, cuando se produce el
fallecimiento de este se plantea la cuestión de saber a quien se adjudica el patrimonio
y cual es la ley que hará la adjudicación. Esto significa que el punto queda sujeto a la
ley de domicilio del causante, sin atender a la nacionalidad de este o a la de sus
herederos.
3- Cosas inmuebles: Las relaciones jurídicas que tienen por objeto cosas inmuebles
se rigen por la ley del lugar donde las cosas están citadas. Este principio esta en el
art. 10 del C.C.
4- Cosas muebles: El codificador establece un régimen general independientemente
de que las cosas muebles estén en el país o en el extranjero. Así dice el art. 11 del
C.C. la ley distingue las cosas muebles de situación permanente (como las acciones
depositadas en un banco, se rigen como las cosas inmuebles por la ley del lugar
donde están situadas), y las que carecen de esa situación (se rigen por la ley del
domicilio del propietario, cualquiera fuere el lugar donde se encontrara el dueño o las
mismas cosas).
5- Formas del acto: Nuestro código civil acepta el principio indiscutido del derecho
internacional privado según el cual la forma de los actos jurídicos queda sujeta a las
prescripciones del lugar donde se realizan, solo alude a la forma del acto pero no a su
contenido, el precepto se refiere solo a los contratos, el mismo principio rige para toda
clase de actos jurídicos. Los actos procesales están sujetos a la ley del tribunal que
los cumple.
6- Sustancia del acto: En cuanto a la sustancia el código no acepta la
extraterritorialidad de la ley (art. 949), pero el principio expresado aparece modificado
respecto de los contratos, para los cuales se vuelve a la extraterritorialidad de la ley.
En materia de derecho internacional privado el codificador distingue 3 clases de
contratos:
a) Los celebrados en el extranjero, para tener aplicación fuera de nuestro país, se
rigen por la ley del lugar de celebración.
b) Los celebrados en el país, se rigen por la ley del lugar de su ejecución.
c) Los celebrados en el extranjero para ser ejecutados en nuestro país, se rigen por
nuestro código.
TERMINO DE VIGENCIA DE UNA LEY: DEROGACION EXPRESA Y TACITA.
Al principio las leyes se sancionan para regir indefinidamente pero el cambio de
circunstancias puede hacer conveniente la derogación total o parcial, la deroga el
propio poder que la origino que puede citar una nueva ley para que cese la anterior.
La derogación puede ser :
Expresa: Cuando una nueva ley dispone explícitamente el cese de la ley anterior, (art.
22 del C.C.), Esta disposición determino en el ámbito del derecho civil la abrogación
de todo el derecho español, leyes provinciales, nacionales dictadas en 1810 y las
costumbres vigentes hasta la sanción del C.C.
Roberto Daniel Maru 12

Tácita: Cuando resulta de la incompatibilidad entre la ley nueva y la ley anterior, debe
ser absoluta. La derogación de un principio legal importa la derogación tácita de las
consecuencias del mismo aunque nada se diga de ellas.
INTERPRETACION DEL DERECHO:
CONCEPTO E IMPORTANCIA:
Interpretar la ley es dar sentido a sus normas, desentrañar su significado, con vistas a
su aplicación al caso concreto.
DISTINTOS SUPUESTOS DE INTERPRETACION:
Desde el punto de vista de quien lleva a cabo la interpretación, se distinguen 3
especies:
a) LEGISLATIVA: El legislador, a través de una nueva norma, determina cual es el
alcance que debe darse a las disposiciones contenidas en una ley anterior. Se la ha
denominado "interpretación autentica", por provenir del mismo órgano que dicto la
norma que se interpreta.
b) JUDICIAL: Los jueces, con vistas a la aplicación de la ley al caso concreto a
decidir, deben interpretar las normas. Así , por ejemplo, el art. 45 del código procesal
civil y comercial de la nación prevé que, cuando se declare maliciosa o temeraria la
conducta asumida en el pleito por quien resultare perdidoso, el juez podrá aplicar una
multa a la parte vencida o a su letrado o a ambos. La norma no dice que casos serán
considerados como actuación temeraria o maliciosa, correspondiendo al juez
determinar si la conducta en el caso concreto merece una calificación o no.
c) DOCTRINARIA: Los estudiosos del derecho, en sus obras, exponen la que, a su
juicio, debiera ser la interpretación correcta de cierta norma. Los jueces al sentenciar
sostienen sus posturas en las opiniones de tales autores y, de ese modo, la
interpretación hecha por la doctrina cobra virtualidad.
METODOS.
a) INTERPRETACION GRAMATICAL: Atiende al significado de las palabras utilizadas
en la redacción de la norma. Al prescindir del contexto en que la norma en cuestión se
encuentra, puede arribar a soluciones equivocadas y contrarias a la intención del
legislador. Es el método mas antiguo.
b) ESCUELA DE LA EXEGESIS: La palabra exégesis, derivada del griego, significa;
exponer, guiar, explicar, interpretar y estaba reservada a la labor a cumplir respecto
de los libros de la sagrada escritura. La escuela de la exégesis que reunió a los
principales juristas franceses del siglo XIX, pregono que no podía existir incertidumbre
para el interprete, por que el propio derecho escrito ofrece las soluciones a toda
posible duda. Producto de la codificación francesa, esta corriente creyó ver en la ley
un sistema autosuficiente.
c) ESCUELA HISTÓRICA: Con su máximo exponente, Savigny, afirmo que la ley es
un producto de la época y de la sociedad que la recepta. Es el espíritu del pueblo la
fuente de la que emana la norma; por lo tanto, el interprete debe tomar en cuenta el
momento en que la ley fue dictada y que objetivos se consiguieron con su vigencia.
d) ESCUELA CIENTIFICA: Distingue entre fuentes reales y fuentes formales del
derecho. Las primeras, que dan la sustancia a las reglas jurídicas, son la experiencia
y la razón. Las formales, que delimitan aquella sustancia o materia jurídica (le dan
forma), son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Sin fuentes reales, las
formales se diluyen, pierden significado.
e) ESCUELA DE DERECHO LIBRE: Destaca la emancipación del juez respecto del
derecho escrito, de tal modo que puede apartarse de el cuando la solución que se
derive de la norma resulte contraria a su concepto de justicia.
LA INTERPRETACION SEGÚN NUESTRO CODIGO: Art. 16 "Si una cuestión civil no
puede resolverse, ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se entenderá a los
principios de leyes análogas; y si aun la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los
Roberto Daniel Maru 13

principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del


caso".
En primer lugar debe recurrirse a la interpretación gramatical; si esta falla le sigue el
método de la investigación lógica, que permite crear el pensamiento del legislador al
tiempo del dictado de la norma (motivaciones, finalidades perseguidas, situación
fáctica imperante), y así arribar al espíritu de la ley.
Como tercer paso esta la analogía, que consiste en aplicar al caso no previsto una
solución que se encuentra normada en otra rama del derecho. La analogía como
método interpretativo esta prohibida en materia de derecho penal, atento al principio
de que no existe delito sin una norma especifica anterior que así lo disponga.
En el ámbito civil no resultaría admisible recurrir a la analogía para hallar solución a
un paso que podría merecer la sanción de nulidad, toda vez que esta sanción es de
interpretación restrictiva. Tampoco , merced a la analogía, podrían sustentarse
soluciones que restrinjan derechos.
En cuarto lugar, debería recurrirse a los principios generales del derecho, es decir, a
las reglas básicas de justicia y equidad, ubicadas por encima del derecho positiva las
que toda norma legal debe tender como fin ultimo. Tratándose de principios no
escritos, se ha puntualizado el gran inconveniente que puede suponer para el
interprete recurrir a ellos. Estimo que la mención final del art. 16: "... teniendo en
consideración las circunstancias del caso", suministra una importante regla al
juzgador, orientada a desalentar la búsqueda de soluciones abstractas.
REGLAS DEL ART. 16 DEL C.C:
1- GRAMATICAL2- ESPIRITU DE LA LEY3- ANALOGIA4- PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO.
UNIDAD 4.
OTRAS FUENTES DEL DERECHO:
LA COSTUMBRE.
CONCEPTO: Consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto
comportamiento por los miembros de una comunidad social con la convicción de que
responde a una necesidad jurídica.
ELEMENTOS Y CARACTERES:
Hay 2 elementos:
1- ELEMENTO OBJETIVO: Que esta constituido por la serie de actos semejantes
uniforme y constantemente repetidos. Para ser considerado como integrativo de la
costumbre debe seguir las siguientes características:
a) Uniformidad: En el modo de realización del hecho.
b) Repetición constante y no interrumpida del hecho configurativo de la costumbre.
c) Generalidad de la practica del hecho que habrá de ser efectuado por todo el
pueblo.
d) Duración de la practica (el derecho cónico fijo un plazo mínimo de 10 años respecto
de costumbres PRAETER LEGEM, y de 40 años si se trataba de costumbres
CONTRA LEGEM).
2- ELEMENTO SUBJETIVO: Radica en la convicción de que la observancia de la
practica responde a una necesidad jurídica. Este elemento psicológico sirve para
distinguir la costumbre de otras practicas que no engendran normas jurídicas , como
los usos sociales, el saludo a un conocido, la propina, que es lo característico de la
costumbre como fuente del derecho.
SU VALOR COMO ANTECEDENTE HISTORICO:
La costumbre es la forma espontánea de expresión del derecho en tanto que la ley es
la forma reflexiva y consciente.
Históricamente la costumbre ha precedido a la ley en la organización jurídica de los
pueblos: las sociedades primitivas se rigen por la costumbre y no conocen la ley
Roberto Daniel Maru 14

escrita. Solo cuando las relaciones sociales adquieren cierta complejidad aparece la
necesidad de fijar la norma jurídica en un texto escrito.
ESPECIES DE COSTUMBRES:
Hay 3:
1- COSTUMBRE SECUNDUM LEGEM: Es la norma consuetudinaria que deriva su
vigencia de una disposición de la ley; la que prevé el art. 17 del C.C, luego modificado
por la ley: 17.711: "Los usos y costumbres crean derecho solo cuando las leyes se
refieran a ellos".
De este tipo son las costumbres del :
Art. 950: sujeta formas del acto al régimen de las leyes y usos del lugar.
Art. 1424: plazo del uso del país para hacer efectivo el precio de la cosa comprada.
Art. 1427: termino de uso para recibir la cosa vendida.
Art. 1504: uso que puede destinarse la cosa alquilada por la costumbre del lugar.
Art. 1556: obliga al pago del alquiler en los plazos fijados.
Art. 1627: en la locación de servicios rige el precio de costumbre.
Art. 1632: remite a la costumbre del lugar para establecer el modo del trabajo.
Art. 2268: fija el destino de la cosa dada por la costumbre del país.
Art. 2631: determina la extensión de las servidumbres según el uso local.
2- COSTUMBRE PRAETER LEGEM: Es la norma consuetudinaria que rige una
situación no prevista por la ley. Según nuestro punto de vista la concepción hermética
que postula la plenitud del ordenamiento legal para resolver cualquier controversia por
aplicación de los principios generales o particulares del mismo ordenamiento, se
resiente de un exagerado racionalismo. La vigencia de esta costumbre resulta de
considerar que ella ha constituido una norma particular que ha venido a sustraer los
hechos ha que se refiere de la aplicabilidad de los principios generales de la ley. No
creemos que pueda arguirse contra la vigencia de la costumbre praeter legem con lo
dispuesto en el art. 19 de la C.N. en el sentido de que "nadie esta obligado a hacer lo
que la ley no mande", por que consideramos que la voz "ley", esta aquí tomada en la
significación de derecho que esta también integrada por las normas consuetudinarias.
La jurisprudencia ha admitido la vigencia de la costumbre praeter legem de diversos
supuestos de vacíos de la legislación tales como el nombre de las personas y
especialmente de la mujer casada, en materia de sepulcros y de servicio domestico.
3- COSTUMBRE CONTRA LEGEM: Es la constituida en contradicción con la ley, sin
que corresponda distinguir entre consuetudo, abrogatoria y desuetudo pues; como
dice Geny: en ambos casos hay desuso de la ley. El pensamiento jurídico racionalista
no reconocía valor a la costumbre formada en desmedro de la ley. La mayoría de los
autores niegan vigencia a la costumbre y con mayor razón a la abrogación de la ley
por causa de ella. "Nuestra opinión": El predominio teórico de la ley sobre la
costumbre no es asunto que pueda decidirse por fuerza de las circunstancias
históricas y sociales. Tales circunstancias pueden constituir un obstáculo para la
constitución de la costumbre. No es posible aceptar la ficción de un imperio de la ley
que de hecho no impera cuando los sujetos a su obediencia no se sientan obligados
en conciencia y respetarla. La jurisprudencia, entre nosotros, no ha aceptado la
virtualidad jurídica de la costumbre contra legem salvo en materia de remates.
ARTICULO 17 Y SU REFORMA POR LA LEY 17.711:
El art. 17 antes de la reforma: "Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte,
sino por otras leyes, el uso y la costumbre o practica no pueden crear derechos, sino
cuando las leyes se refieran a ellos".
La ley 17.711 ha ratificado la doctrina expuesta sobre la vigencia de la costumbre
praeter legem al establecer en el nuevo art. 17 del C.C. que: "Los usos y costumbres
no pueden crear derechos sino en situaciones no regladas legalmente".
PRUEBA DE LA COSTUMBRE:
Roberto Daniel Maru 15

Hay 3 opiniones diferentes:


a) Los glosadores deseosos de hacer prevalecer el derecho Romano sobre las
costumbres germánicas: "sostiene que la costumbre es un hecho que debe ser
probado por quien no alega a menos que fuera notorio".
b) Puchta se atiene al carácter de norma jurídica que reviste la costumbre por el cual
debe ser aplicada de oficio por el juez, aun sin prueba de las partes interesadas
referente a ellas.
c) Geny, entre otros, "en principio la costumbre no requiere prueba, puesto que
integra un ordenamiento jurídico de un país, el que debe ser reputado conocido del
juez, pero con todo, este puede exigir su prueba y la parte interesada adelantarse a
producirla", esta situación es eminentemente practica.
LA JURISPRUDENCIA:
CONCEPTO Y ALCANCE: La jurisprudencia es la fuente del derecho que resulta de
la fuerza de convicción que emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un
mismo punto.
Para que exista jurisprudencia se requiere que la doctrina aplicable haya pasado la
prueba de su sucesiva confrontación en diversos casos.
SU VALOR COMO FUENTE DEL DERECHO:
Es diverso según que ella haya sido dotada o no por el ordenamiento legal de la
calidad de norma jurídica. En el primer caso la jurisprudencia constituye una fuente
formal, una regla emanada de una autoridad externa al interprete con virtualidad para
regir su juicio. En el segundo caso la jurisprudencia es fuente material, por que la
doctrina que trasunta no esta impuesta como regla por el ordenamiento legal, sino
que vale por la fuerza persuasiva que emana de ella, conforma a la naturaleza de las
cosas. Aun como fuente material del derecho positivo, la jurisprudencia es de gran
importancia por que son los tribunales los principales organismos que adoptan o
concilian la ley con la vida.
La ley es, en un orden jerárquico la primera de las fuentes del derecho positivo, pero
esta es inmóvil, lo que constituye su mérito por la seguridad que brinda a la
organización social y su debilidad por que esa inmovilidad la vida humana con la
espontaneidad renovada de sus aspiraciones y exigencias.
Fuera de ello, el remedio al anquilosamiento legal, están las lagunas de la ley, cuando
en el examen total de la ley el interprete llegue a persuadirse de la ausencia de
previsión de la conducta de que se trate, deberá reconocer la laguna y resolver el
caso por la aplicación de otras fuentes que no dejan de ser expresiones validas del
derecho, donde termina las posibilidades de la ley cesa también su IMPERATIVIDAD,
que no puede apoyarse en el solo funcionamiento de una pura lógica formal.
CLASES DE JURISPRUDENCIA:
Es interesante mostrar como han cumplido los tribunales esta función de conciliar la
rigidez legal con la variabilidad de la vida humana y de suplir las lagunas de la ley,
realizando una interpretación extensiva de la norma legal, o restrictiva o deformante
de ella o simplemente creando al margen de la ley el régimen efectivamente
imperante.
a) Jurisprudencia extensiva: Es la que incluye en la norma legal situaciones no
previstas por el legislador. Ej. La inclusión en el régimen legal de la edificación en
suelo ajeno, la vocación hereditaria de los parientes legítimos extendida a los
parientes colaterales naturales.
b) Jurisdicción restrictiva: Es la que excluye del imperio de la norma legal situaciones
comprendidas materialmente en la misma. Ej. La admisión de la responsabilidad de la
norma jurídica por el delito cometido por sus agentes o dependientes y por el
cuasidelito obrado por un representante suyo o sus miembros en común.
Roberto Daniel Maru 16

c) Jurisprudencia deformante: Es la que deforma o desvía el sentido de la norma legal


para satisfacer lo que estima una necesidad de la vida. Ej. La negación de alimentos
al cónyuge divorciado que lleva vida inmoral.
d) Jurisprudencia derogatoria: Es la que elabora el régimen a que ha de sujetarse
cierta situación, contraviniendo lo dispuesto por la ley. Ej. La concesión al vendedor
de inmuebles de la facultad de resolver el contrato en razón del incumplimiento de las
obligaciones a cargo del comprador.
CONOCIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA: REPERTORIOS USUALES.
La jurisprudencia esta integrada por varias decisiones judiciales en casos concretos
para resolverlos en particular, siendo indispensable su conocimiento y permanente
actualización.
Por su conocimiento debe recurrirse a publicaciones especializadas, siendo contadas
las oficiales, como fallos de la corte suprema de la nación. Por el contrario se ha
difundido publicaciones no oficiales, muy importantes y de gran valor científico tales
como: "Revista de jurisprudencia Argentina", Revista jurídica "La ley", "El derecho",
entre muchas otras de alta jerarquía.
LA JUSTICIA NACIONAL:
Esta constituida por :
1- Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2- Tribunales Inferiores: que comprenden:
a) jueces de primera instancia y.
b) Cámaras nacionales de apelación.
DIVISION POR TERRITORIO, INSTANCIA Y FUERO.
1- TERRITORIO: Los jueces tienen competencia para un territorio determinado
establecido por la ley que crea el tribunal; así como existe una justicia nacional y otras
provinciales, cada una de ellas tiene subdivisiones, secciones, según la zona en la
que deban administrar justicia, por ejemplo, juzgado de la Capital Federal, juzgados
de La Plata, Córdoba. Etc.
2- INSTANCIA: También puede dividirse la justicia según la instancia o grado del
tribunal, pudiendo ser:
a) UNICA: Cuando el litigio termina con la sentencia del juez o autoridad que entendió
en la causa sin que sea dable la apelación
b) SEGUNDA INSTANCIA: Cuando luego de la resolución del juez o autoridad que
entendió originariamente en el litigio, es posible un nuevo pronunciamiento por otra
autoridad jerárquicamente superior.
c) TERCERA INSTANCIA: Cuando luego del supuesto anterior aun puede recurrirse a
otra autoridad judicial o administrativa para que confirme o revoque la resolución del
inmediato anterior. Esta instancia solo puede darse en cuestiones de derecho y en
circunstancias expresamente determinadas por la ley, así el recurso de inaplicabilidad
de la ley y en ciertos casos el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la
Nación.
Nuestro régimen judicial esta organizado por lo general en dos instancias:
excepcionalmente y en algunos fueros existe una sola instancia. Ej. Los tribunales de
trabajo de la provincia de Bs. As.
3- FUERO: La división se produce en estos casos conforme a la materia sobre la cual
el juez debe entender, y así existen diversos fueros: civil, comercial, penal, laboral,
etc.
FALLOS PLENARIOS:
CONCEPTO: Son los que dictan las cámaras nacionales de apelaciones cuando se
reúnen en pleno o sea todos los jueces de las distintas salas que integran el tribunal.
NORMAS BASICAS DEL CODIGO PROCESAL DE LA NACION: (LEY 17.454, ART.
288, 302, 303).
Roberto Daniel Maru 17

MODOS DE UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA:


RECURSO DE CASACION: "Método clásico para unificar la jurisprudencia, solo juzga
acerca del derecho". Con exitosa vigencia en Francia, permite que un tribunal de
instancia superior analice si en un determinado caso, fallado por un tribunal de
jerarquía inferior, se ha aplicado la doctrina legal pertinente. Si no lo ha sido, el caso
se remite a otro tribunal de la misma jerarquía que el primario para que dicte una
sentencia ajustada a derecho. Se denomina casación a la anulación que el tribunal
superior declara respecto de la sentencia del inferior.
RECURSO EXTRAORDINARIO: "Asegura el pleno imperio de la C.N. y las leyes, solo
decide en cuestiones de derecho". Regulado por el art. 14 de la ley 48, permite
acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos de que los
superiores tribunales de las provincias resuelvan causas en sus respectivas
jurisdicciones, en contra de normas previstas en la C.N. las leyes del congreso y
tratados internacionales aprobados por leyes nacionales, (no en lo referente a la
aplicación o interpretación de normas contenidas en los códigos de fondo).
Es un remedio excepcional que, de algún modo, permite uniformar la jurisprudencia,
por cuanto la Corte Suprema es la que, en definitiva, declara la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de los fallos.
LOS FALLOS PLENARIOS: Con vistas a unificar la jurisprudencia en un determinado
fuero las distintas salas que componen la cámara de apelaciones se reúnen en
acuerdo plenario y fijan el criterio a aplicar en determinado supuesto. Los distintos
jueces de cámara analizan la cuestión y emiten su voto, desarrollando los
fundamentos de orden jurídico que estimen aplicables. El criterio que fije la mayoría
será el que se impondrá en definitiva y a partir de ahí todas las salas de las cámaras y
los jueces de primera instancia, respecto de los cuales la cámara les sean sometidas
de conformidad con la doctrina del fallo plenario.
Se puede arribar al dictado de un fallo plenario por 2 vías:
a) Cuando una de las partes de un juicio se sienta perjudicada por la sentencia
dictada por una de las salas de la cámara, que contradiga la doctrina marcada por
otra sala de la misma cámara en los últimos 10 años, podrá interponer al recurso de
inaplicabilidad de ley que preveen los art. 288, 302 y 303 del código procesal civil y
comercial de la nación, para promover el acuerdo plenario.
b) Cuando por iniciativa de cualquier sala se propaga la reunión plenaria, con vistas a
unificar jurisprudencia y evitar pronunciamientos contradictorios en casos análogos.
LA DOCTRINA DE LOS AUTORES:
CONCEPTO: Son las opiniones de los juristas expuestas en sus obras; incluye
cualquier expresión del pensamiento jurídico.
La que se refiere al derecho vigente se denomina doctrina "JURE CONDITO", y la que
propicia nuevas normas generales en reemplazo de las existentes se llama doctrina
"JURE CONDENDO".
ANTECEDENTES HISTORICOS: En el derecho romano los juristas podían evacuar
consultas, con fuerza obligatoria, no solo para ese caso concreto; (una verdadera ley).
INFLUENCIA EN LA EVOLUCION DEL DERECHO Y SU VALOR ACTUAL: La
doctrina era en su tiempo, fuente formal del derecho; en los tiempos modernos ha
dejado de serlo constituyendo en la actualidad solo una fuente material de reglas
jurídicas, no obstante lo cual, su importancia en la evolución del ordenamiento jurídico
es muy grande.
Tiene influencia sobre el legislador que se informa en los libros para crear la norma
general y en mayor medida sobre los jueces cuando dictan sentencia. En los fallos
judiciales son frecuentes las citas de autores.
También influye en los abogados, para reforzar sus argumentos o convencer a los
jueces de la razón de su pretensión.
Roberto Daniel Maru 18

OTRAS FUENTES DEL DERECHO: Derecho natural: el derecho, debe ser conforme
a justicia y al derecho natural, también el juez puede encontrar una solución de un
caso en los grandes principios de aquel.
UNIDAD II
PERSONA.
CONCEPTO: El art. 30 del C.C. dice: "Son personas todos los entes susceptibles de
adquirir derechos y contraer obligaciones", entonces, es la capacidad lo que
determina la calificación de persona.
ESPECIES:
Art. 31: Las personas son de una existencia ideal (o persona jurídica), y de una
existencia visible (o persona física)
Personas de existencia visible o persona física: Es el ser humano; el art. 51 dice: son
todos los entes que presentes signos característicos de humanidad, sin distinción de
cualidades o accidentes, son personas de existencia visible. Sin duda, si hay algo que
no requiere definición es el propio ser humano, en el articulo aludido sobre la
existencia de monstruos o prodigios que pudieran nacer de la mujer.
La terminología "persona de existencia visible", es inventada por Freitas, por lo
general tiene otras denominaciones: personas físicas; individuales; humanas o
naturales.
Personas de existencia ideal o persona jurídica: Son instituciones o entidades; el
derecho también considera sujetos de derecho a personas morales o colectivas, las
llamadas "personas jurídicas".
Si el ordenamiento jurídico reconoce en el ser humano el carácter de persona para la
obtención de fines vitales, debe igualmente reconocer el carácter en substratos
compuestos por mas de un individuo humano. Lo mas importante es anotar como la
personalidad no es una creación del legislador, sino el mero reconocimiento de un
sustrajo humano provisto por la misma naturaleza de las cosas y apto para la vida
jurídica.
PERSONA POR NACER:
COMIENZO DE LA PERSONALIDAD: El art. 70 del C.C. dice: "Desde la concepción
en el seno materno comienza la existencia de las personas", El art. 63 del C.C. dice:
"Son personas por nacer, las que no habiendo nacido están concebidas en el seno
materno".
Vélez adapta el derecho a la realidad biológica, por que desde que ha comenzado a
existir el nuevo ser, por la fecundación en el seno materno del óvulo, es innegable que
se esta en presencia de un individuo de la especie humana que existe antes del
nacimiento ya que este hecho solo cambia, substancialmente, el medio en el que se
desarrolla la vida del nuevo ser.
Esto explica por que se castiga el aborto premeditado como un delito incriminado por
el art. 85 del C.P., y por que en los países en que existe la pena de muerte se
suspende la ejecución de las mujeres embarazadas hasta después del
alumbramiento. (Freitas).
POSICION DE LA DOCTRINA: La doctrina Nacional ha aprobado el punto de vista de
Freitas y no ha variado la postura después de la critica de Orgaz (discrimina entre
vida humana y persona humana); no hay manera de aceptar la discriminación por que
no hay otro modo de ser hombre sino invistiendo el carácter de persona humana que
nos comunica la infusión del alma (Santo Tomas), no se duda de la existencia del
alma desde el nacimiento del ser humano, si bien ella requiere un cierto crecimiento
físico del ser para sus operaciones espirituales.
Desde el punto de vista jurídico se ha observado que cuando hay alguien en cuyo
favor puede invocarse el amparo de la justicia, ese alguien es una persona.
Roberto Daniel Maru 19

POSICION DE LA LEGISLACION COMPARADA: El derecho extranjero ha seguido


fiel a las tradiciones Romanas y considera que el comienzo de la personalidad
humana tiene lugar en el momento del nacimiento, principio que solo se altera por la
ficción de tener al concebido por nacido cuando se trata de alguna adquisición a favor
suyo.
ARTICULO 63 Y 70 DEL C.C:
Art. 63: Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el
seno materno.
No son personas futuras por que ya existen en el vientre de la madre.
Art. 70: Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las
personas....
Según la doctrina del derecho romano.
1- Es preciso el total desprendimiento del seno materno.
2- Que haya nacido con vida.
2- Que presente forma humana.
PROBLEMAS QUE PLANTEA LA INSEMINACION ARTIFICIAL:
Se presenta el problema de saber si puede aplicarse la calificación de persona por
nacer al óvulo materno fecundado "in vitro", mientras dura ese proceso, que se lleva a
cabo fuera del cuerpo de la madre. A favor de la tesis afirmativa se dice que el art.
264 del código, en el nuevo texto dispuesto por el art. 3 de la ley 23.264, dice: "La
patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres
sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral,
desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan
emancipado".
Al no mencionar la norma "Desde la concepción en el seno materno", se ha querido
interpretar que ha habido una derogación tácita de la exigencia contenida en los art.
63 y 70, lo que habilitaría a considerar personas por nacer a los óvulos en
fecundación "in vitro".
El titulo 3 y 4 de la sección primera del libro primero del código no dejan lugar a dudas
en el sentido de la intención del legislador de destacar la necesidad de que la
concepción de las personas por nacer debe serlo en el seno materno.
Podrá decirse que Vélez no pudo prever los avances de la ciencia y que un criterio de
justicia actual aconseja que se altere la postura, para posibilitar que la fecundación "in
vitro", sea considerada concepción con los efectos del art. 70.
En el actual estado de nuestra legislación, los art. 63 y 70 impiden esa conclusión.
Recién desde la implantación del óvulo fecundado "in vitro", en el seno materno podrá
considerarse persona por nacer.
CONDICION JURIDICA DE LA PERSONA POR NACER:
La condición jurídica de la persona por nacer, ya atendiendo a su personalidad y
considerando su capacidad:
Desde el punto de vista de la personalidad es persona para el derecho. Desde la
capacidad, es persona incapaz por que no puede celebrar acto por si mismo, su
representante es quien ejerce sus derechos. (capacidad de hecho).
Desde el punto de vista de capacidad de derecho, es persona de capacidad
restringida. Goza de capacidad para adquirir bienes, pero no para obligarse.
DERECHOS QUE PUEDEN ADQUIRIR:
Art. 64: "Tiene lugar la representación de las personas por nacer siempre que estas
hubieren de adquirir bienes por donación o herencia".
1- Bienes adquiridos por donación o herencia.
2- Bienes adquiridos por vía de legados (sucesión por causa de muerte a titulo
singular).
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3- Bienes que se adquieren por el cargo impuesto a un tercero (el cargo es la


obligación accesoria que se impone al adquiriente gratuito de un derecho).
4- Acciones de estado (las personas por nacer disponen de las acciones para
acreditar el estado civil que le corresponde, su filiación paterna).
5- Alimentos (tienen derecho a reclamar alimentos).
PERSONALIDAD CONDICIONAL:
El art. 74 dice: Si muriesen antes de estar completamente separados del seno
materno, serán considerado como si no hubieran existido.
Esto significa que la personalidad de la persona por nacer es imperfecta en cuanto
esta subordinado a la condición resolutoria del nacimiento sin vida. Por el contrario el
nacimiento con vida de la persona no ejerce ninguna influencia sobre su personalidad
preexistente.
RESOLUCION EVENTUAL DE LOS DERECHOS EXPRESADOS:
En consonancia con el carácter condicional de la personalidad de que goza la
persona por nacer, todos los derechos adquiridos por ella están bajo la amenaza de
su nacimiento sin vida.
El art. 70 luego de contemplar que "Antes de su nacimiento puedan adquirir algunos
derechos como si ya hubiesen nacido"; agregue: "Esos derechos quedan
irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida
aunque fuere por instantes después de estar separado de su madre".
El art. 54: tienen incapacidad absoluta:
a) Las personas por nacer.
b) Los menores impúberes.
c) Los dementes.
d) Los sordomudos.
El art. 56: Sin embargo, los incapaces pueden adquirir derechos o contraer
obligaciones por medio de representantes que la ley les da.
CONCEPCION:
CONCEPTO: Hecho biológico de la formación de un nuevo ser en el seno materno;
marca el momento inicial de la vida humana y de reconocimiento de la personalidad
jurídica del nuevo ser.
La ley valiéndose del embarazo de la mujer y partiendo del día del nacimiento, fijo un
periodo dentro del cual ha debido tener lugar la concepción de una persona
determinada.
IMPORTANCIA DE LA FIJACION DE ESE PERIODO:
La importancia de esta determinación es fundamental para establecer la suerte de los
derechos que pudiere haber adquirido el concebido y para fijar el estado de familia de
este.
a) Los derechos adquiridos por la persona por nacer desvanecen si en función de la
fecha de nacimiento de esta persona se llega a establecer que la transmisión de los
derechos se produjo antes de la época de la concepción, pues en tal situación a
faltado el sujeto que pudiese recibir los bienes de que se trate.
b) Igual importancia tiene la época de concepción para determinar el estado de familia
de la persona nacida. Si el periodo de la concepción cae antes de la celebración del
matrimonio de la madre o después de su disolución, el hijo no será tenido como
legitimo.
DETERMINACION DEL PERIODO DE CONCEPCION (ART. 76 Y 77).
Art. 76: "La época de la concepción de los que naciesen vivos queda fijada en todo el
espacio de tiempo comprendido entre el máximo y el mínimo de la duración del
embarazo".
Art. 77: "El máximo de tiempo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día
del nacimiento, esta presunción admite prueba en contrario". Según la ley 23.264.
Roberto Daniel Maru 21

Esta ley atenuó la rigidez de la presunción de concepción admitiendo las pruebas en


contrario. Recogiendo las criticas de nuestra doctrina que señalaba que los adelantos
científicos permiten demostrar la posibilidad del nacimiento antes de los 180 días y
después de los 300 días de la concepción y por otro lado que al mantener el carácter
absoluto de la presunción atenta no solo contra la verdad biológica sino también
contra la legitimidad impidiendo adecuar el caso concreto de una solución de justicia.
EMBARAZO:
CONCEPTO: Estado biológico de la mujer que ha concebido, mientras dura el periodo
de la gestación.
PERSONAS AUTORIZADAS A SU DENUNCIA: Según los art. 65 y 66 pueden
proceder a la denuncia del embarazo:
1- La madre (art. 65).
2- El marido de la madre embarazada (art. 65).
3- Los parientes en general del no nacido (art. 66 inc. 1 comprende parientes
legítimos e ilegítimos del padre o de la madre).
4- Todos aquellos a quienes los bienes hubieren de pertenecer si no sucediere el
parto, o si no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificare que el hijo no fuere
concebido en tiempo propio (todos: herederos o legatarios del marido).
5- Los acreedores de la herencia (art. 66 inc. 2).
6- El ministerio de menores (art. 66 inc. 3)-(organismo al que se le ha confiado la
representación promiscua de todos los incapaces de hecho y por eso vela para que
se provea al concebido del representante necesario que se ocupe en primer termino -
de los intereses del cuidado).
MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTABLES DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO:
El art. 78 dice: No tendrá jamas lugar el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras
diligencias como deposito y guarda de la mujer embarazada, ni el reconocimiento del
parto en el acto o después de tener lugar, ni a requerimiento de la propia mujer, antes
o después de la muerte del marido, ni a requerimiento de este o de partes
interesadas.
El art. 67; como vimos; prohíbe a las partes interesadas suscitar pleito sobre la
filiación del no nacido, aunque tengan suposición de parto, hasta después del
nacimiento, aunque declara el derecho que les cabe para pedir las medidas policiales
que resultaren necesarias.
La contradicción entre los textos es solo aparente: no se admiten medidas de tipo
judicial para la verificación del embarazo o del parto, pero si se temiere que pudiera
cometerse algún delito, Ej. Sustitución de la criatura que naciere muerta por otra viva,
con vistas a la adquisición irrevocable, en perjuicio de terceros, de los derechos que
hubiera recibido la persona por nacer durante el tiempo de concepción, se admiten
medidas de carácter policial para prevenir el ilícito o, en su caso, detener a los
autores.
CONTROVERSIA (ART. 67, 78, 247 Y 249).
Por un lado no se admiten medidas judiciales tendientes a la verificación del parto
(art. 78), solo medidas policiales, cuando se teme la comisión de delitos (art. 67).
Por otro lado se autorizaban medidas judiciales tendientes a asegurar la efectividad
del parto (art. 247 y 249). Hay 2 teorías:
1- Opinión negativa: no era posible admitir en ningún caso la verificación judicial de la
efectividad del parto por que seria ir en contra de una disposición terminante como es
la del art. 78 que prohíbe cualquier clase de medidas judiciales en aquel sentido.
Estos autores no intentaban una conciliación de textos, sino que optaban por dar, el
triunfo al art. 78 sobre los art. 247 y 249 que quedaban derogados por la voluntad del
interprete.
Roberto Daniel Maru 22

2- Debía dejarse a la prudencia de los magistrados la adopción de ciertas medidas


que permiten asegurar la efectividad del parto, siempre que ellas no afecten el decoro
ni el pudor de la mujer, tales como la designación de parteras o médicos que
presencien el parto.
* Por nuestra parte entendemos que es menester lograr la interpretación sistemática
que reserve para cada uno de las disposiciones algún ámbito de vigencia propio.
NACIMIENTO:
CONCEPTO: Es salir del seno materno y por lo tanto, el nacimiento se consuma
cuando el concebido ha sido expelido del claustro materno quedando separado de la
madre.
IMPORTANCIA DEL NACIMIENTO: El nacimiento ejerce influencia en las relaciones
jurídicas pendientes, susceptibles de ser modificadas por la frustración de la persona
por nacer.
El nacimiento ejerce la mayor influencia sobre tales relaciones jurídicas pendientes
cuando tiene lugar sin vida.
El hacho del nacimiento sin vida del concebido aniquila retroactivamente la
personalidad de este y por consecuencia desvanece los derechos. El nacimiento con
vida no deja de tener interés jurídico, hace desaparecer el peligro que amenazaba los
derechos de la persona por nacer, los cuales resultan de ese hecho. De aquí la
importancia del nacimiento con o sin vida.
INSTANTE EN QUE SE PRODUCE EL NACIMIENTO: Cuando se corta el cordón
queda completo el acto del nacimiento y separado el nacido de su madre.
La ley no distingue que el nacimiento haya sido espontáneo o mediante una operación
quirúrgica, así lo aclara el art. 71: "Naciendo con vida no habrá distinción entre
nacimiento espontáneo u operación quirúrgica.".
PRESUNCION DE VIDA (ART. 75).
Art. 75 del C.C. dice: "En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se
presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegue lo contrario".
El fundamento de la presunción legal reside en el respeto de la personalidad humana,
pues la sola duda sobre el nacimiento con vida debe bastar para que se incline a su
favor la presunción de la ley para impedir que en algún caso la personalidad humana
deje de ser reconocida.
PRUEBA SOBRE LA MUERTE:
En la actualidad hay medios certeros para establecer este hecho, pues si el tejido
pulmonar del nacido no flota en el agua es por que nunca alcanzo a respirar e
indirectamente con ello se prueba que no nació vivo, si el tejido sobrenada es por que
la criatura ha respirado con los que se confirma la presunción de vida sentada por la
ley.
Los adelantos científicos han restado todo interés y la previsión contenida en el art.
73: "Reputase como cierto el nacimiento con vida cuando las personas que asistieron
al parto hubiesen oído respiración o la voz de los nacidos, o hubiesen observado
signos de vida", el articulo es de técnica defectuosa, por que su disposición queda
cubierta por la presunción de vida del art. 75.
CUESTION DE VIABILIDAD:
Varias legislaciones extranjeras subordinan la concepción de la personalidad a la
aptitud que tenga el nacido para prolongar la vida, se ha considerado que es inútil
conceder tal investidura a quienes nacen condenados a morir apenas nacidos, el
código Francés, español, considera viable a la criatura que sobrevive 24 hs. Al
nacimiento.
Las modernas legislaciones han dejado de lado las exigencia de la viabilidad o aptitud
del nacido para prolongar la vida.
Roberto Daniel Maru 23

Nuestro código en el art. 72 dice: "Tampoco importara que los nacidos con vida
tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer por un vicio
orgánico interno, o por nacer antes de tiempo".
Se argumenta con el respeto por la personalidad humana: basta que la criatura haya
tenido aunque por instantes el soplo de la vida para que el derecho no pueda tenerla
como inexistente, puesto que existió.
PARTO PLURAL: La ley no efectúa distinción alguna, considerándolos a todos de la
misma edad y con iguales derechos provenientes del nacimiento. Así lo determina el
art. 88; "Si nace mas de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son considerados
de igual edad y con iguales derechos para los casos de institución o sustitución a los
hijos mayores".
UNIDAD 6, 7, 8 y 9.
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD.
¿QUÉ SON LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD?.
Son determinadas cualidades inherentes al ente persona (física o jurídica), y que
hacen a su esencia. Son: el nombre, la capacidad, el domicilio, y el patrimonio; y
tratándose de personas físicas se agrega el estado que es el lugar que estas
personas ocupan en la sociedad, y principalmente en la familia.
CARACTERES:
1- NECESARIOS: No se concibe una persona que pueda carecer de ellos.
2- UNICOS: En el sentido de que nadie puede tener sino un solo atributo de igual
especie.
3- INALIENABLES.
4- NO CADUCAN CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO.
CAPACIDAD:
CONCEPTO: Aptitud de la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones.
ESPECIES DE CAPACIDAD: Hay 2:
a) Capacidad de derecho: Es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas.
También se la denomina capacidad de goce.
b) Capacidad de hecho: Es la posibilidad de la persona de ejercer por si sus derechos
y cumplir las correlativas obligaciones que esas relaciones jurídicas suponen.
También se la denomina capacidad de ejercicio.
La capacidad es la mas importante de los atributos de la personalidad; existen;
entonces incapacidades de derecho y de hecho, es decir, existen personas que, por
determinadas características o calidades que poseen, no pueden ser titulares de
determinadas relaciones jurídicas y existen otras que por su situación de falta de
madurez o de salud mental, son incapaces de ejercitar por si un determinado derecho,
debiendo valerse de un representante legal.
INCAPACIDAD DE DERECHO:
FUNDAMENTO: La ley establece las incapacidades de derecho sustentándose en
razones de orden moral, que aconsejan, por ejemplo, impedir a ciertas personas
celebrar contratos con otras o respecto de bienes determinados.
CARACTERES: Las incapacidades de derecho son excepcionales y de interpretación
restrictiva; es decir, que no pueden extenderse a otras situaciones no previstas, por
vía de analogía. Siempre son relativas, es decir; para casos especialmente previstos,
dado que admitir incapaces de derecho absolutos supondría la negación de la
persona como tal, que justamente se define por la capacidad.
DISTINTOS CASOS:
1- Incapacidades para contratar: El art. 1160 dice que no pueden contratar las
personas que están excluidos de poderlo hacer con personas determinadas o
respecto de personas especiales, ni aquellos a los que les fuese prohibido en las
disposiciones relativas a cada uno de los contratos. No pueden contratar: los
Roberto Daniel Maru 24

cónyuges entre si; los padres con hijos sometidos a su patria potestad; los tutores con
sus pupilos; entre otros.
2- Incapacidades para recibir los bienes por sucesión testamentaria: Son incapaces
de suceder y de recibir legados los confesores del testador en su ultima enfermedad o
los parientes de tales confesores dentro del cuarto grado de consanguinidad, salvo
que, a su vez, fueren parientes del testador, existiendo la misma incapacidad respecto
del ministro protestante que asiste al testador en su ultima enfermedad. (art. 3739 y
3740).
INCAPACIDAD DE HECHO:
FUNDAMENTO: Son establecidas por la ley para preservar o defender los intereses
de personas que, por su falta de madurez o de salud mental o de libertad, no se
encuentran en condiciones de ejercer por si los derechos o de cumplir las
obligaciones a su cargo, derivas de las relaciones jurídicas.
CARACTERES: Las incapacidades de hecho se sustentan en ciertas particularidades
de la persona que impiden que pueda ejercitar por si sus derechos y obligaciones.
Esas incapacidades son susceptibles de ser suplidas a través de la representación de
la persona de que se trate. Por ultimo, pueden ser absolutas o relativas.
DISTINTOS CASOS: ENUMERACION:
De acuerdo al art. 54, tienen incapacidad de hecho absoluta:
a) Las personas por nacer.
b) Los menos impúberes (que no tuvieren 14 años cumplidos).
c) Los dementes.
d) Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito.
De acuerdo al art. 55, tienen incapacidad de hecho relativa:
a) Los menores adultos (con 14 años cumplidos, que aun no hubieren cumplido los
21).
También existen incapacidades de hecho derivadas de la inhabilitación judicial de
personas que, por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a
otorgar actos perjudiciales para si; o de personas disminuidas en sus facultades
mentales sin llegar al estado de demencia; o de personas que por su prodigalidad en
actos de administración y disposición de bienes expusiesen a su familia a la zozobra
patrimonial; o de personas condenadas a pena de reclusión o prisión por tres o mas
años.
LOS MENORES.
CONCEPTO: Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de 18
años. Son menores impúberes los que aun no tuvieren la edad de 14 años; y menores
adultos los que tuvieren 14 años cumplidos y aun no hubieren cumplido los 18 años.
CLASES:
MENORES IMPUBERES: Son incapaces de hecho absolutos; y por ello no pueden
ejercitar por si ningún acto jurídico; la realidad marca que los niños a diario celebran
contratos de transporte, al viajar en el transporte urbano; compran bienes muebles en
almacenes, supermercados, quioscos, etc. También prestan tareas en
establecimientos comerciales explotados por sus familias. En todos los casos
señalados, al margen de cualquier regulación legal.
Hay también algunos casos en que se asigna capacidad a los menores impúberes en
supuestos puntuales: el art. 2392 admite que desde los 10 años cumplidos puedan
adquirir la posesión de las cosas; la ley 14.394, en su art. 14, prevé la posibilidad de
contraer matrimonio por la mujer menor de 14 años cuando hubiere concebido de
aquel con quien pretende casarse.
MENORES ADULTOS: Son incapaces de hecho relativos; la regla, durante la
minoridad de las personas, es la incapacidad. Ello así, los menores adultos son
habilitados para ejercer determinados actos.
Roberto Daniel Maru 25

a) Pueden contraer matrimonio las mujeres a los 16 años y los varones a los 18, con
autorización de los padres; si los menores no alcanzaren a esas edades podrán
contraer matrimonio con dispensa judicial.
b) Pueden celebrar contratos de trabajo, con autorización de los padres, desde los 16
años y trabajar desde los 14 años cuando no vivieren con los padres y les fuere de
toda necesidad.
c) Pueden ejercer el comercio, desde los 18 años, a través de autorización expresa de
los padres, inscripta ante el registro publico de comercio o mediante la autorización
tácita, que supone prestar tareas asociados al comercio paterno.
d) Pueden ingresar a las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad o a comunidades
religiosas, con autorización de los padres.
e) Pueden celebrar libremente contrato de trabajo desde los 18 años y ejercer por
cuenta propia la profesión para la cual hubieren obtenido titulo habilitante, aun antes
de esa edad. En ambos casos, el menor podrá administrar y disponer libremente de
los bienes que adquiriere con el producto de su trabajo, y estar en juicio civil o penal
por acciones vinculadas a ellos.
CESACION DE LA INCAPACIDAD DE LOS MENORES: Se produce cuando se
alcanza la mayoría de edad a los 18 años o, antes de ese momento, con la
emancipación civil.
LA MAYORIA DE EDAD: El art. 129 dice que la mayoría de edad habilita, desde el ida
que comenzare, para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, sin depender de
formalidad alguna o autorización de los padres, tutores o jueces.
LA EMANCIPACION CIVIL: Existen 2 formas:
1- POR MATRIMONIO: Los menores que contrajeran matrimonio debidamente
autorizados se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas
en el art. 134, esto es, no podrán, ni con autorización judicial, hasta la mayoría de
edad: aprobar las cuentas que les presentaran sus tutores, hacer donación de bienes
que hubieren recibido a titulo gratuito, ni otorgar fianza respecto de obligaciones
contraídas por terceros. Si se hubieran casado sin autorización, las limitaciones se
amplían, por que para tal supuesto el art. 131 expresa que los menores no tendrán
hasta los 21 años, la administración y disposición de bienes recibidos o que recibieren
a titulo gratuito, continuando respecto de ellos el régimen legal vigente de los menores
(dichos bienes serán administrados y usufructuados por los padres). El art. 133
declara que la emancipación por matrimonio es irrevocable y produce el efecto de
habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, con las limitaciones de los
art. 134 y 135, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad, tengan o no hijos.
No obstante ello, la nueva aptitud nupcial (posibilidad de casarse nuevamente), se
adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad. En el supuesto de que se declare la
nulidad del matrimonio, la emancipación será de ningún efecto desde el día en que la
sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada (cuando la resolución judicial
se encuentra firme por haber sido consentida por las partes o por no caber ya a su
respecto recurso alguno). Aunque si alguno de los cónyuges hubiere resultado de
buena fe (ignorante de las causales que tornaban nulo al matrimonio), subsistirá la
emancipación a su respecto. (art. 132).
2- POR HABILITACION DE EDAD: Los menores que hubieren cumplido los 18 años
podrán emanciparse por habilitación de edad, con su consentimiento, y mediante
decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. Si los menores se
encontraren sometidos a tutela, los tutores o los propios menores podrán pedir la
habilitación al juez. En este caso, la misma se conferirá, previa información sumaria
orientada a meritar la aptitud del menor. La habilitación por los padres se otorgara por
instrumento publico, que deberá inscribirse en el registro del estado civil y capacidad
de las personas. Si se tratare, en cambio, de la habilitación conferida por el juez,
Roberto Daniel Maru 26

bastara la inscripción de la sentencia respectiva en dicho registro. La emancipación


dativa o por habilitación de edad podrá revocarse judicialmente cuando los actos del
menor demuestren su inconveniencia. La revocación podrá ser pedida por los padres,
el tutor que ejercía la tutela al tiempo de conferirse la habilitación o el ministerio de
menores. Respecto de los emancipados por habilitación de edad, rigen las
limitaciones previstas en los arts. 134 y 135.
EL CASO DE LA EMANCIPACION COMERCIAL: El código de comercio, en los arts.
10 a 12, regula la emancipación comercial; se trata de 2 formas de autorización
expresa y tácita.
1- Autorización expresa: Exige que los padres, con conocimiento del menor de 18
años cumplidos, manifiesten por ante el registro publico de comercio, en forma escrita
su decisión de habilitar a su hijo para ejercer el comercio. Realizada la inscripción
registral, el menor podrá ejercer el comercio en general. Se trata de una autorización
de carácter amplio y revocable judicialmente, a instancia de los padres, del tutor o del
ministerio de menores.
2- Autorización tácita: resulta de la situación de hecho de hallarse el menor de 18
años cumplidos, asociado al comercio paterno. Esta autorización es limitada al giro
del comercio paterno y no exige inscripción registral. Su revocación también es tácita
y surge de separar al menor de la atención de dicho comercio.
LOS DEMENTES:
CONCEPTO: Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de
enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus
bienes.(art. 141).
¿QUIÉNES PUEDEN SER DECLARADOS TALES?.
Solo pueden ser declarados dementes las personas que tengan 14 años cumplidos
(art. 143). La disposición tiene relación con el criterio expuesto en el art. 54, que
considera como otra categoría de incapaces absolutos a los menores de esa edad, a
cuyo respecto el código organiza un régimen de representación aparente.
Aunque de un modo incidental (referido a la incapacidad para testar), el código en el
art. 3616, dice que la ley presume que toda persona esta en su sano juicio, mientras
no se pruebe lo contrario. A este ultimo efecto, el art. 142 expresa: "La declaración
judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte y después de un
examen de facultativos".
¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR LA DECLARACION DE DEMENCIA?.
a) El esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente.
b) Los parientes del demente. Si bien la ley nada aclara, en doctrina se entiende que
se trata de parientes en grado sucesible (hasta el cuarto grado de consanguinidad).
c) El ministerio de menores.
d) El respectivo cónsul, si el demente fuere extranjero.
e) Cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea violento o incomode a sus
vecinos.
En muchos casos, el obrar del demente provoca la intervención judicial, a raíz de
denuncias radicadas por vecinos o damnificados. Los juzgados a quienes
corresponda intervenir dan inmediata intervención al ministerio de menores (que
ejerce la representación promiscua de los incapaces en general, a través de las
defensorias de incapaces o asesorías de menores), que es quien, en definitiva,
promueve el juicio de insania.
JUICIO DE INSANIA.
Interpuesta la solicitud de demencia - dice el art. 147- , debe nombrarse para el
demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el
pleito (curador "ad litem"), hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. En el juicio
es parte esencial el ministerio de menores. En el supuesto que la demencia aparezca
Roberto Daniel Maru 27

notoria e indudable, el juez mandara inmediatamente recaudar los bienes del demente
denunciado, y entregarlos, bajo inventario, a un curador provisorio para que los
administre, distinto del curador "ad litem"(art. 148).
Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor
ejercerán las funciones de curador provisorio (art. 149).
El C.P.C.C. de la nación, en su art. 642 dice que la denuncia deberá acompañarse del
certificado de 2 médicos, referido al estado de salud y grado de peligrosidad del
presunto insano.
Si el presunto demente representara peligro para si o respecto de terceras personas,
el juez actuante podrá disponer su internación en un establecimiento publico o privado
(art. 629 del Cod. De provincia). Tanto en este caso, como en el supuesto que el
presunto insano ya hubiere sido internado como medida preventiva antes de llegar las
actuaciones al juez, este deberá arbitrar los medios para verificar las particularidades
del régimen de internación, pudiendo hacerlo por si o recurriendo a instrucciones al
curador provisorio o al representante del ministerio de menores.
La principal prueba en el juicio de insania es el dictamen pericial de tres médicos
psiquiatras (art. 626 C. Prov.), que debe calificar la enfermedad dentro de la
clasificación científica correspondiente (art. 143).
Son parte en el juicio de insania el denunciante previsto en el art. 144, el presunto
insano, el curador "ad litem"(salvo en el caso - como vimos - se designara a sus
padres o tutor; a los demás casos, la designación recaerá en personas extrañas a la
familia, ya sea un abogado de la matricula, o un integrante de la curaduría de
incapaces) y el representante del ministerio de menores (asesor de menores,
defensor de incapaces).
SENTENCIA DEL JUICIO DE INSANIA.
La declaración de demencia determina la interdicción civil del insano, siendo de
ningún valor los actos posteriores de administración y disposición de bienes que el
incapaz celebrare, designándose un curador para el cuidado de su persona y bienes
(art. 468, 475).
Para exponer los efectos de la sentencia es necesario distinguir entre actos
celebrados por el insano antes y después de la declaración de demencia.
a) Actos anteriores: Estos actos son, en principio, validos, aunque podrán ser
anulados si la causa de la interdicción declarada por el juez existía públicamente a la
época en que los actos fuero ejecutados (lo que deberá ser probado por el curador del
insano). Pero si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer; haya
habido o no sentencia declarativa de incapacidad, contra contratantes de buena fe y a
titulo oneroso (art. 473). Esta es una exigencia de la seguridad de las transacciones
como valor destacable, que atiende a la buena fe del tercero contratante.
b) Actos posteriores: Conforme al art. 472, los actos celebrados por el demente
después de la interdicción resultan nulos. Ello, no obstante, atento los términos en
que esta redactado el segundo párrafo del art. 473, si la demencia no era notoria, la
nulidad no puede hacerse valer contra los contratantes de buena fe y a titulo oneroso;
aunque cabe destacar aquí que, en principio, los actos del insano son nulos, cabra al
tercero contratante defender la legitimidad del acto, probando que la demencia no era
notoria al tiempo de contratar y que lo hizo a titulo oneroso.
LOS INTERVALOS LUCIDOS Y EL TESTAMENTO.
El art. 3616, luego de destacar que la ley presume que toda persona esta en su sano
juicio mientras no se pruebe lo contrario, establece que al que pidiese la nulidad del
testamento le incumbe probar que el testador no se hallaba en su completa razón al
tiempo de hacer sus disposiciones. Pero si el testador, algún tiempo antes de testar,
se hubiese hallado notoriamente en estado habitual de demencia, el que sostiene la
Roberto Daniel Maru 28

validez del testamento debe probar que el testador lo ha ordenado en un intervalo


lucido.
En orden a la norma, se acepta que el demente, se halle interdicto o no, puede testar;
siendo función del juez del sucesorio determinar si las previsiones del documento se
corresponden con una situación de sanidad de juicio.
CESACION DE LA INCAPACIDAD:
La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes, solo
tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos, y
después de la declaración judicial, con audiencia del ministerio de menores (art. 150).
Esta rehabilitación puede solicitarla cualquiera de las personas mencionadas en el art.
144, con la sola excepción de los vecinos del pueblo, y también ser requerida por el
propio insano.
SORDOMUDOS QUE NO SABEN DARSE A ENTENDER POR ESCRITO.
CONCEPTO: Los sordomudos serán habidos por incapaces para los actos de la vida
civil cuando fuesen tales que no puedan darse a entender por escrito (art. 153).
¿QUIÉNES PUEDEN SER DECLARADOS TALES?.
La declaración judicial no tendrá lugar sino cuando se tratare de sordomudos que
hayan cumplido 14 años (art. 157).
¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR LA INTERDICCION?.
El art. 156 dice: que las personas que pueden solicitar la declaración judicial de la
incapacidad de los dementes, pueden pedir la de la incapacidad de los sordomudos.
JUICIO DE INTERDICCION.
Las reglas que regulan el juicio de insania resultan aplicables también aquí,
estableciendo el art. 155 que el examen de los facultativos verificara si pueden darse
a entender por escrito.
Si no pudieren expresar su voluntad de ese modo, los médicos examinaran también si
padecen de enfermedad mental que les impida dirigir su persona o administrar sus
bienes y en tal caso se seguirá el tramite de incapacidad por demencia.
Para que tenga lugar la representación de los sordomudos, debe procederse como
con respecto a los dementes y después de la declaración oficial debe observarse lo
que queda dispuesto respecto de los dementes (art. 154).
LA SENTENCIA Y SU EFECTO.
La sentencia determina la interdicción civil del sordomudo, siendo de ningún valor los
actos posteriores de administración y disposición de bienes cumplidos por el incapaz,
correspondiendo la designación de un curador para el cuidado de su persona y
bienes.
Rigen las mismas previsiones ya vistas con relación a los actos anteriores y
posteriores a la sentencia de interdicción (art. 472 y 473).
CESACION DE LA INCAPACIDAD.
La rehabilitación del incapaz se tramita del mismo modo que la correspondiente a los
dementes, revistiendo especial trascendencia el dictamen de los peritos médicos.
RESPONSABILIDAD POR HECHOS ILICITOS DE LOS DEMENTES Y DE LOS
SORDOMUDOS.
El art. 921 dice que serán reputados hechos sin discernimiento los actos de los
dementes que no fuesen practicados en intervalos lucidos y los practicados por los
que, por cualquier accidente, están sin uso de razón.
Al no preverse a los sordomudos, sus actos se reputan hechos con discernimiento, de
ahí que corresponda reputarlos responsables de los hechos ilícitos cometidos.
LOS INHABILITADOS.
El art. 152 bis prevé la situación de personas que presenten ciertas enfermedades o
anomalías de conducta, justificantes de que se establezcan a su respecto
inhabilidades especiales.
Roberto Daniel Maru 29

A) SEMIALIENADOS: Podrá inhabilitarse judicialmente a quienes por embriaguez


habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos
perjudiciales a su persona o patrimonio y a los disminuidos en sus facultades cuando,
sin llegar al supuesto de los dementes, el juez estime que del ejercicio de su plena
capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio.
B) PRODIGOS: También podrá inhabilitarse a quienes por la prodigalidad en los actos
de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la perdida del
patrimonio. Solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada
tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte
importante de su patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación solo
corresponderá al cónyuge, ascendientes y descendientes.
EFECTOS DE LA INHABILITACION.
Se nombrara un curador al inhabilitado y se aplicaran en lo pertinente las normas
relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación.
En estos supuestos, el curados designado se limita a asistir al inhabilitado, sin
sustituirlo, como en el caso de los dementes.
Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por
actos entre vivos.
Los inhabilitados podrán otorgar por si solos los actos de administración, salvo los que
específicamente limite la sentencia de inhabilitación, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso.
Como se ve, mientras en el supuesto de demencia la regla es la incapacidad, en el
régimen de inhabilitación la regla es la capacidad. El inhabilitado es capaz y puede
realizar por si los actos de administración de su patrimonio, debiendo ser asistido por
el curador designado para los actos de disposición.
OTRAS INCAPACIDADES DE HECHO.
A) LOS PENADOS: El art. 12 del C.P. establece que la reclusión o prisión por 3 o mas
años importa, mientras dura la pena, la privación del ejercicio de la patria potestad
que corresponda al penado respecto de la persona y bienes de sus hijos y de la
administración de sus bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos,
quedando el penado sujeto a un régimen de curatela. El fundamento de esta
interdicción debe encontrarse en la necesidad de proteger al condenado y su familia.
Esta incapacidad comienza con la sentencia condenatoria y se extiende hasta el
momento en que la persona recupera la libertad, sea por cumplimiento de la condena,
sea por concesión a su respecto del beneficio de la libertad condicional.
B) LA SITUACION DE LA MUJER CASADA: En el régimen del C.C, la mujer casada
era considerada una incapaz de hecho relativa, sometida a la representación
necesaria de su marido (art. 55 y 57 inc. 4). La administración de sus bienes estaba
reservada a este ultimo y debía contar con autorización del esposo para disponer de
ellos. La mujer soltera, mayor de edad, en cambio, resultaba plenamente capaz y
pesaban sobre ella algunas incapacidades de derecho, como ser la prohibición de ser
tutora o curadora. La ley 11.357, del año 1926, modifico esa situación y reconoció a la
mujer casada una capacidad civil sustancialmente mayor que la anterior, aunque se
mantuvieron ciertas limitaciones: no podía disponer a titulo gratuito de sus bienes
propios; no podía aceptar herencias sino que solo podía hacerlo a beneficio de
inventario; el marido continuaba siendo el administrador de los bienes de la esposa,
aunque se preveía que si esta deseaba asumir en forma personal la tarea podía
hacerlo, mediante una manifestación que debía inscribirse en un registro especial. La
ley 17.711 estableció el principio de la plena capacidad civil de la mujer casada. Cada
cónyuge, merced a ello, administra y dispone libremente de los bienes propios y de
los gananciales con su trabajo personal o adquiridos con los frutos de los bienes
propios. La ley 23.264, de patria potestad y la 23.515, derogatoria de la antigua ley de
Roberto Daniel Maru 30

matrimonio civil, han terminado por igualar completamente a los cónyuges, existiendo
el ejercicio compartido de la patria potestad; la fijación por ambos cónyuges del hogar
conyugal y reconociéndose la facultad reciproca de demandarse alimentos (art. 207 a
209).
REGIMEN DE REPRESENTACION DE LOS INCAPACES.
La ley asigna a los incapaces un sistema de representación necesaria, con vistas a su
protección.
El art. 57 dice: "Son representantes de los incapaces:
1- De las personas por nacer, sus padres y a falta o incapacidad de estos, los
curadores que se les nombre.
2- De los menores no emancipados, sus padres o tutores.
3- De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre.
Además en previsión de que en algunos casos pudiere existir conflicto entre los
intereses del incapaz y su representante, el art. 61 establece la posibilidad de
designar para esos casos curadores especiales.
Además, de los representantes necesarios referidos, los incapaces son
promiscuamente representados por el ministerio de menores, que será parte legitima
y esencial de todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o
contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate
de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio
que hubiere lugar sin su participación (art. 59). Integran el ministerio de menores los
defensores de incapaces, los asesores de menores o de los funcionarios que se les
asimilen en los distintos fueros (ej. En el fuero del trabajo de la Capital Federal, la
función les cabe a los fiscales).

UNIDAD 10.
EL NOMBRE.
CONCEPTO: Es la designación exclusiva que corresponde a cada persona.
FUNCION: Permite la identificación de cada persona en relación con los demás. El
hombre constituye un valor en lo jurídico, económico y social muy importante.
CARACTERES:
1- NECESARIO: Toda persona debe tener un nombre.
2- UNICO: Nadie puede tener mas de una denominación.
3- INALIENABLE: Esta fuera del comercio y por eso no puede ser enajenado ni se
puede renunciar a el.
4- INEMBARGABLE.
5- INPRESCRIPTIBLE: No se adquiere ni se pierde por el tiempo el transcurso del
tiempo.
6- INMUTABLE: No se puede cambiar, solo por causa en la legislación prevista.
7- INDIVISIBLE: En cuanto a la persona tiene el derecho y el deber de usar un
nombre.
EVOLUCION HISTÓRICA.
En la antigüedad cada individuo tenia un nombre propio, que no transmitía a sus hijos;
Ej. Saúl, David, Salomon. Pero la densidad creciente de los pueblos y la conveniencia
de mostrar en el nombre la familia a la que pertenece hizo abandonar ese sistema
individualista.
En Roma, el nombre estaba integrado por varios elementos:
1- El nombre (designación individual de la persona.).
2- El nomen gentilitium (designación de la gens o familia).
3- El cognomen (usado a fines de la república, designación de una rama de la
primitiva gens).
Roberto Daniel Maru 31

Con la caída del imperio Romano desapareció este sistema y durante la edad media
se volvió al primitivo sistema de nombre unipersonal tomado por los germanos y luego
bajo la influencia de la iglesia tomado por los Santos.
Hacia el siglo VIII para facilitar la individualización y evitar la homonimia, nació la
costumbre de agregar al nombre de pila un sobrenombre que aludía a la profesión del
individuo; Juan Herrero, o a un defecto físico; Pablo Calvo, o a una característica del
lugar; Pedro del río, o bien el nombre del padre: Domingo hijo de Martín, Diego hijo de
Gonzalo; la locución "hijo de", fue sustituida por la terminación "ez", proliferando los
apellidos: Martínez; González; etc. Que se hicieron hereditarios en las respectivas
familias.
De esta forma se originaron la mayoría de los apellidos de nuestra época, que
completan la denominación de las personas.
REGLAMENTACION LEGAL: LEY 18.248. IMPORTANCIA DE LA COSTUMBRE.
Hasta el año 1969 solo en mínima parte el régimen relativo al nombre era de origen
legal en nuestro país.
El C.C. había omitido la consideración de esta materia. El nombre aparecía
mencionado en el art. 79 para indicar que se prueba por la constancia de la partida de
nacimiento.
El decreto ley 8204/63, contenía en su art. 46 algunas reglas para la elección del
nombre de pila. el art. 6 de la ley 14.367 regia lo relativo al apellido de los hijos
extramatrimoniales. Los art. 43 a 45 del decreto ley sentaban directivas referentes a la
anotación del apellido en las partidas de nacimiento.
Fuera de ello, el régimen del nombre era de origen consuetudinario. El aporte
jurisprudencial ha sido muy importante y gracias a el el régimen del nombre había
adquirido notable coherencia.
Al mencionarse el 10 de junio de 1969 la ley 18.248 se ha plasmado con escasa
variante. La jurisprudencia.
Por tanto, desde entonces el régimen del nombre ha dejado de tener base
consuetudinaria, para pasar a ser estrictamente legal.
NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE.
Hay diversas teorías por los autores:
1- "Derecho de propiedad": para la jurisprudencia Francesa; el nombre era análogo al
derecho de propiedad, no gozaba de ninguna característica del derecho de propiedad.
2- "Institución de policía civil": el nombre es una institución de policía civil; para esta
doctrina seria una obligación y no un derecho.
3- "Institución compleja": el nombre es una institución compleja. El art. 1 de la ley
18.248 "toda persona tiene el derecho y el deber de usar un nombre y un apellido".
EL NOMBRE INDIVIDUAL O NOMBRE DE PILA.
CONCEPTO: Es el elemento individual del nombre que sirve para distinguir a la
persona dentro de su familia, e indica de entrada el sexo de la persona.
ADQUISICION: Se adquiere con la inscripción en la partida del nacimiento. Para
Llambías el que no fue inscripto no tiene derecho a ese nombre.
Para otros se adquiere por la voluntad del que lo inscribe. El legislador, de 1969 en el
art. 2 de la ley 18.248 afirma: El nombre se adquiere con la inscripción en el acta de
nacimiento.
La elección del nombre individual compete al padre o madre que lo hubiere
reconocido. Cuando el reconocimiento lo fuere por ambos padres, la elección
pertenece al padre, si el reconocimiento de la filiación se produjera después de la
inscripción del nacimiento en el registro civil, ya no será posible alterar el nombre allí.
3- HIJOS EXTRAMATRIMONIALES NO RECONOCIDOS POR SUS PADRES: La
elección del nombre le corresponde al funcionario correspondiente.
Roberto Daniel Maru 32

REGLAS PARA LA ELECCION DEL NOMBRE INDIVIDUAL: El art. 3 de la ley 18.248


afirma: "El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, pero no podrán
inscribirse:
1- Los nombres ridículos, contrarios a nuestras costumbres los que expresan
tendencias políticas o ideológicas o que susciten equívocos en cuanto al sexo de la
persona a quien se impone.
2- Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso.
3- Los apellidos como nombre.
4- Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos.
5- Mas de 3 nombres.
EL APELLIDO.
CONCEPTO: Designación común a todos los miembros de una misma familia;
identifica al grupo familiar; el apellido vinculado al nombre de pila identifica al
individuo.
ADQUISICION: Puede ser:
1- ORIGINARIA: Cuando se vincula a la filiación del individuo.
a) Filiación matrimonial: Art. 4 de la ley; los hijos matrimoniales llevaran el primer
apellido del padre al que puede agregar el de la madre.
b) Filiación extramatrimonial: Art. 5 de la ley; el hijo extramatrimonial reconocido por
uno solo adquiere su apellido; si es reconocido por ambos adquiere el apellido del
padre podrá agregarse el de la madre.
c) Filiación adoptiva plena: Borra el rastro de la filiación natural (art. 326).
d) Filiación adoptiva simple: No borra el rastro de la filiación natural (art. 332 de la ley
24.779).
2- DERIVADA: Cuando tiene lugar por el cambio de estado civil de la persona.
EL APELLIDO DE LA MUJER CASADA:
El art. 8 de la ley 18.248 dice que la mujer al contraer matrimonio añadirá a su
apellido el apellido de su marido con la preposición "de", si la mujer fuese conocida en
su comercio, profesión con el apellido de soltera, podrá seguir usándolo después de
contraer matrimonio para el ejercicio de sus actividades.
Con la ley 23.515: será optativo para la mujer casada añadir a su apellido el de su
marido.
EL APELLIDO DE LA VIUDA:
La muerte del marido no altera la denominación de la viuda. Esta conserva su nombre
de casada mientras permanece en estado de viudez: si contrae nuevas nupcias
adquiere el apellido del nuevo marido.
Según la ley 18.248 la viuda esta autorizada para requerir en el estado civil la
supresión del apellido marital; si contrajera nuevas nupcias perderá el apellido de su
anterior cónyuge.
EL APELLIDO DE LA DIVORCIADA:
La ley 18.248 nulidad de matrimonio, en el art. 9 de la ley: decretado el divorcio será
optativo para la mujer llevar o no el apellido del marido, con esta innovación el nombre
de la divorciada ha dejado de ser un derecho- deber para pasar a ser una facultad de
emplear su apellido de soltera o el apellido marital.
EL SOBRENOMBRE.
CONCEPTO: Es la denominación familiar que suele darse a las personas y que no
sale del vinculo de sus íntimos. No tiene protección legal.
El sobrenombre carece de importancia en el derecho por que no es una denominación
destinada a tener curso en el ámbito de la convivencia humana que esta sujeta al
dictada del derecho.
Puede tener alguna resonancia jurídica cuando el sobrenombre permite la
identificación del individuo.
Roberto Daniel Maru 33

Es lo que ocurre en materia de herencia testamentaria "El heredero debe ser


designado con palabras claras que no dejen dudas sobre la persona instituida" por lo
tanto si la sola mención del sobrenombre llena esta exigencia y no se duda sobre la
persona del beneficiario es bastante para la validez de la disposición.
Mas dudosa seria la solución si la mención del sobrenombre figurase en un acto
jurídico con el propósito de identificar a una de las partes, en principio el acto jurídico
carecería de valor por ausencia de seriedad por la virtualidad del principio de buena
fe, que domina la teoría de la interpretación de los actos jurídicos, habría que darle al
acto pleno valor.
Finalmente la firma de cualquiera bajo la forma de un sobrenombre seria eficaz para
comprometer al firmante si se demostrara que ese es el modo habitual que tiene la
persona de signar las manifestaciones de voluntad.
EL SEUDONIMO.
CONCEPTO: Tiene innegable importancia jurídica; es la denominación ficticia elegida
por la persona para identificar con ella cierta actividad. Otras veces la adopción de un
seudónimo persigue la finalidad de realzar el prestigio de su portador como ocurre
frecuentemente con las actividades teatrales, televisivas; etc..
FUNCION Y EFICACIA: Desempeña la función de un verdadero nombre, la ley 18.248
brindo amplia protección al titular del seudónimo. Art. 23: Cuando el seudónimo
adquiere notoriedad, goza de la tutela del nombre. Se considera al seudónimo un
verdadero sustituto del nombre civil.
ADQUISICION: Para algunos autores el seudónimo se adquiere por la sola voluntad
del creador que se apropiaría de el por su uso o en términos figurado por su
ocupación, para lo cual se requiere que la denominación de que se trate carezca de
dueño.
Para la mayor parte de los autores Franceses la adquisición del seudónimo no se
obtiene sino después de una larga posesión del mismo.
Para otros autores, la adquisición se obtiene por la notoriedad o reputación que pueda
brindar a su portador. Por lo tanto lo fundamental para obtener la titularidad del
seudónimo reside en la adquisición de un mérito logrado por el uso del mismo.
PRUEBA DE LA TITULARIDAD DEL SEUDONIMO: El titular vera facilitada la prueba
de su derecho mediante la inscripción de la denominación ficticia en el registro de la
propiedad intelectual.
La ley 11.723 de propiedad intelectual dice; Al editor de una obra anónima o
seudónima corresponderán, con relación a ella, los derechos y obligaciones del autor,
quien podrá recabarlos para si justificando su personalidad. Los autores que emplean
seudónimos, podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos.
El registro del seudónimo en el registro de la propiedad intelectual es presuntivo y no
atributivo de titularidad de un determinado seudónimo, la pertenencia del mismo
corresponderá a quien justifique la existencia de una causa de adquisición a su favor.
CAMBIO DE NOMBRE.
El nombre no se puede cambiar; si se puede modificar, solo si hay causas graves.
CAMBIO DE NOMBRE: Hay tres vías;
1- POR VIA PRINCIPAL: El cambio lo hace el interesado por una causa grave; hay 2
causas:
a) Las referentes al nombre en si mismo: Cuando tiene un significado injurioso o
ridículo, cuando tiene una lesión en el sentimiento religioso; Ej. Ateo se convierte en
Atilio, cuando por acumulación de consonantes no se puede pronunciar.
b) Las referentes a factores extraños al nombre en si mismo: Cuando el apellido ha
sido deshonrado, la homonimia (varios homónimos), apellido del guardador.
2- POR VIA DE CONSECUENCIA: Cuando se produce un cambio en el estado civil
de la persona que incide en el nombre de ella. En los casos de adopción, filiación,
Roberto Daniel Maru 34

matrimonio, el cambio de nombre no requiere la intervención de la autoridad, ni el


cumplimiento de procedimiento alguno, producido ese hecho, se sigue la
consecuencia del cambio en la denominación de la persona.
3- POR VIA DE SANCION: Tiene lugar respecto de la mujer divorciada, cuando ella
no se muestra digna de llevar el apellido de su marido, cambio del nombre de la mujer
que ha contraído nupcias invalidas, el divorcio vincular.
PROTECCION JURIDICA DEL NOMBRE:
La ley prevé 2 acciones distintas: de reconocimiento del nombre y de impugnación o
usurpación de nombre.
Art. 20: "La persona a quien le fuere desconocido el uso de su nombre, podrá
demandar su reconocimiento y pedir se prohiba toda futura impugnación por quien lo
negare; podrá ordenarse la publicación de la sentencia a costa del demandado".
Art. 21: "Si el nombre que pertenece a una persona fuere usado por otra para su
propia designación, esta podrá ser demandada para que cese en el uso indebido, sin
perjuicio de la reparación de los daños; si los hubiere. Cuando fuere utilizado
maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causare
perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese del uso y la indemnización de
los daños. En ambos casos el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el art.
666 bis del C.C.".
Art. 666 bis del C.C: Prevé, como forma de forzar el cumplimiento de las decisiones
judiciales, la imposición, "en el caso, al que no acatare la decisión de cesar en el uso
indebido del nombre" de sanciones conminatorias de carácter pecuniario, en beneficio
del titular del derecho. A estas sanciones se las denomina "astreintres".

UNIDAD 11.

EL ESTADO.
CONCEPTO: El estado de una persona es el conjunto de las cualidades
extrapatrimoniales determinante de su situación individual y familiar. Este conjunto de
cualidades personales se traduce en un modo de ser de la persona en sociedad.
ELEMENTOS DEL ESTADO: Hay 3 concepciones:
1- LA PRIMERA: Se aproxima al concepto Romano de estado, entiende que es: "La
posición de la persona en relación al grupo social y familiar a los cuales pertenece".
2- LA SEGUNDA: El concepto de estado es mas amplio, además del concepto
anterior incluye las cualidades inherentes a las personas (la edad, el sexo, o la salud
mental).
3- LA TERCERA: Ferrara dice; que el estado esta integrado por toda la cualidad de la
persona con influencia sobre el conjunto de relaciones jurídicas como la calidad del
ausente, heredero, empleado, militar; etc.
EL ESTADO CIVIL: EL ESTADO DE FAMILIA.
En nuestro derecho positivo, el estado civil de las personas físicas se refiere al modo
de ser de la persona dentro de la familia: bajo este ángulo se puede tener el estado
de padre, de hijo, de hermano, de pariente; que varia según el parentesco legitimo o
extramatrimonial; se puede tener el estado de casado.
Todas estas situaciones de origen familiar, corresponden a un cúmulo de derechos y
deberes que se estudian en el derecho de familia.
CAPACIDAD Y ESTADO:
Hay conexión entre la capacidad y el estado; este influye sobre la capacidad: El
estado matrimonial modifica la capacidad de las personas que acceden a este estado,
los esposos no pueden hacerse donaciones, ni celebrar ventas entre si, el marido no
puede donar los bienes raíces del matrimonio y la mujer antes de la ley 17.711
quedaba por el matrimonio en la condición de incapacidad.
Roberto Daniel Maru 35

Igualmente influye el estado de pariente entre primos hermanos sobre la capacidad de


las personas afectadas por ese estado: El oficial publico carece de capacidad de
derecho para otorgar instrumentos públicos a sus parientes.
A la inversa, la capacidad no influye sobre el estado civil de las personas.
NOMBRE Y ESTADO:
También hay vinculación entre si, hasta se dice que: El nombre es la expresión del
estado por eso no se pueden separar. Sin llegar a compartir esta definición Orgaz
dice: En las sociedades modernas, mas por obra de las costumbres que de las leyes,
el nombre de las personas indica con algunas deficiencias el estado civil del que los
lleva.
ESTADO CIVIL Y POLITICO:
El derecho también reconoce el estado político que es el que define la posición del
individuo frente a la sociedad política discriminando a los habitantes en ciudadanos y
extranjeros. El estado político del ciudadano acuerda el derecho activo y pasivo de
sufragio, los ciudadanos nativos están obligados a la prestación del servicio militar
obligatorio, los ciudadanos por naturalización pueden demorar esa contribución hasta
por el termino de 10 años desde la obtención de la carta de ciudadanía, los
extranjeros no están obligados a prestar servicio militar.
En el orden del estado civil, el estado político no produce influencia alguna.
CARACTERES DEL ESTADO CIVIL.
1- Esta fuera del ámbito de la autonomía de la voluntad y esta sujeto a una regulación
de orden publico.
2- Es intransmisible e inalienable.
3- Es irrenunciable.
4- Es imprescriptible.
5- Es indivisible.
6- Es reciproco, en cuanto al estado de una persona corresponde otro igual o desigual
correlativo así el estado igual (esposa/o), al estado desigual (padre, hijo), estado igual
(hermano/a), al estado desigual (casado, soltero).
EFECTOS DEL ESTADO CIVIL.
1- Influencia entre capacidad y nombre.
2- Genera un derecho subjetivo a favor de la persona por el cual esta puede amparar
su estado con las acciones del estado.
3- Origina el derecho de familia.
4- Origina gran parte del derecho hereditario.
5- Impone el deber de denunciar la demencia de los parientes bajo la sanción de
indignidad.
6- En ciertos supuestos determina la incapacidad de derecho del oficial publico.
ACCIONES DE ESTADO.
La protección del estado se concreta por medio de 2 acciones:
1- La acción de reclamación de estado: Tiene por finalidad el reconocimiento del
estado del accionante que es desconocido por el demandado. Ej. Acción que ejerce el
hijo legitimo para que se lo reconozca como tal.
2- La acción de impugnación de estado: Tiene por objeto el reconocimiento de la
inexistencia, o falsedad del estado que se atribuye al demandado. Ej. La acción por
impugnación de paternidad sea por desconocimiento de ella, en razón de haber sido
concebido el hijo antes de la celebración del matrimonio.
POSESION DE ESTADO.
NOCION: Hay posesión de estado cuando alguien disfruta de determinado estado de
familia, con independencia de titulo sobre el mismo estado. En el orden de la familia
hay posesión de estado cuando alguien ocupa una determinada situación familiar; (de
Roberto Daniel Maru 36

hijo, de padre, de esposo), y goza de hecho de las ventajas anexas a la misma


soportando igualmente los deberes inherentes a esa situación.
ELEMENTOS:
1- Para los glosadores y canonistas eran 3:
a) El nomen (uso del apellido del padre por el hijo).
b) El tractatus (trato del hijo por sus padres).
c) La fama (voz publica con respecto a la paternidad atribuido al hijo).
2- Para Demolombe, la posesión de estado se integra con elementos análogos que
los de la posesión de cosas y así como esta para ser eficaz debe reunir 4
características: continuidad, publicidad, inequivocidad, y buena fe. Igualmente se
piden estas calificaciones para la posesión de estado.
3- Tanto la doctrina como la jurisprudencia asimilan la posesión de estado a un
reconocimiento de hecho del parentesco de que se trate. Así el elemento del tractatus
se considera fundamental y revelador del disfrute de determinado estado como para
que pueda considerarse que ha mediado posesión del mismo.
APLICACIÓN.
La noción tiene trascendencia en 2 situaciones en las que la posesión de estado
aparece como un requisito del acceso al titulo del estado. En esos supuestos quien
pretende constituir su titulo a un determinado estado no podrá hacerlo si no acredita
estar en posesión del mismo estado.
Entendemos por titulo de estado la constancia de un documento autentico para la
comprobación legal de la causa del estado; así es titulo de estado de esposa o
esposo, la partida de matrimonio que acredita la celebración del mismo que hace
acceder a los esposos a ese estado; y también es titulo del estado de hijo
extramatrimonial el testamento en que el padre hubiese reconocido al hijo, el
reconocimiento es irrevocable.
Los 2 casos en que se exige la previa posesión de estado para acceder al titulo del
estado respectivo son:
1- Reclamación de su estado por hijo extramatrimonial, luego del fallecimiento del
padre.
2- Reclamación del estado de esposo/a, mediando nulidad del matrimonio por vicio de
forma.
PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y ESTADO DE LAS PERSONAS.
IMPORTANCIA: La existencia y el estado de las personas son hechos de tanta
significación que la ley debía tomarlos en cuenta para precisar la manera de
comprobarlos a fin de que la verificación de tales hechos estuviera fuera de riesgos
dentro de las posibilidades humanas.
Con esta finalidad se ha organizado la prueba del nacimiento y muerte de las
personas, así como otros hechos como el matrimonio, la filiación, la legitimación de
los hijos,
Tal régimen del registro del estado civil de las personas se conoce vulgarmente como
Registro Civil.
ANTECEDENTES HISTORICOS.
El registro civil tiene un antiguo origen, el primer registro de esa índole fue creado por
el rey Servio Tulio, quien lo encomendó a un colegio de sacerdotes. En la evolución
de ese registro se cumplió un proceso de secularización, pues Marco Aurelio confío la
organización de las inscripciones de nacimientos a ciertos funcionarios, Justiniano,
agrego en su novela 74 lo relativo al matrimonio.
Con la caída del imperio romano de occidente varias de las funciones que cumplían
los funcionarios debieron ser asumidas por los sacerdotes de la iglesia católica,
arruinados y extinguidos los anteriores registros, la prueba de la existencia del estado
civil de las personas se hizo en base a las anotaciones que llevaba cada parroquia
Roberto Daniel Maru 37

(bautismos, matrimonios y extremaunción), así como las referentes a las defunciones


por que los cementerios estaban a cargo de la iglesia durante los siglos XVI a XVIII, a
medida que se deterioraba la unidad religiosa de Europa, los reyes fueron tomando
previdencias en esta materia, para cubrir las situaciones de las personas que por no
profesar la religión católica, carecían de las constancias de su estado civil. Aun en las
vísperas de la revolución Francesa, en 1787, Luis XVI al sancionar la libertad de
cultos, organizo un registro civil para desidentes.
ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.
LOS REGISTROS CIVILES PROVINCIALES: Según el art. 113 de la ley 2393, el
registro civil era de jurisdicción provincial; cada provincia ha organizado su propio
registro civil; luego de la sanción del decreto ley 8204/63, modificado por la ley
18.327, los registros locales deben acatar las normas allí contenidas.
EL REGISTRO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL: Fue creado en la capital federal en
1884 por la ley local 1565, que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1958. A
partir de la fecha entro a regir la ley 14.586.
PARTIDAS.
NOCION: Se denominan partidas del registro civil los asientos extendidos en los libros
respectivos, con arreglo a la ley y las copias autenticas de los mismos.
Las partidas parroquiales son igual. Estos documentos están mencionados por el art.
979 del C.C. inc. 10 dice: Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos
los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales o en los registros
municipales, y las copias sacadas de esos libros o registros.
NATURALEZA JURIDICA.
Las partidas del registro civil son instrumentos públicos al igual que las partidas del
matrimonio el art. 979 solo se refiere a los instrumentos públicos referentes a actos
jurídicos. Naturalmente el nacimiento y la defunción no son actos jurídicos sino
hechos jurídicos.
Las partidas de bautismo y de defunción tenían el carácter de instrumento publico que
implícitamente les había conferido el art. 80 del C.C. En cuanto a las partidas
parroquiales posteriores a la creación de los registros civiles pierden el carácter de
instrumentos públicos; en cuanto a las partidas de nacimiento conservan el carácter
hasta el 1 de enero de 1889 cuando entra en vigor la ley de matrimonio civil.
CONTENIDO. Las partidas contienen:
1- Fecha y datos personales de los comparecientes.
2- Inscripción de los hechos denunciados.
3- Trascripción de sentencia u actos cumplidos ante otros oficiales públicos.
4- Las notas marginales referenciales: que sirven para vincular diferentes asientos
entre si.
Esta prohibido mencionar en las partidas como el nombre del padre, madre, hijo
extramatrimonial que no hubiera reconocido al vástago.
NULIDAD DE LAS PARTIDAS.
Como instrumento publico, las partidas están sujetas a causa de nulidad que afecten
a aquellos instrumentos en general. Son nulas:
a) Por ausencia de capacidad en el oficial publico otorgante.
b) Por ausencia de competencia material o local en el funcionamiento interviniente.
c) Por inobservancia de las formalidades legales prescriptas.
RECTIFICACION DE LAS PARTIDAS: La ley 14.586 provee la rectificación de las
partidas por 2 vías:
1- POR VIA ADMINISTRATIVA: Cuando existen en los asientos omisiones o errores
materiales que surgen del propio texto. En tales casos la dirección del registro civil, de
oficio o de petición de parte interesada puede comprobar la omisión o error y disponer
la rectificación, archivando la documentación que se haya tenido como elemento.
Roberto Daniel Maru 38

2- POR VIA JUDICIAL: Cuando se altera un asiento susceptible de rectificación que


excede las atribuciones de la dirección del registro civil se puede acudir a esta vía,
que da origen a un juicio de rectificación de partida (tiende a subsanar la irregularidad
de la partida) no se debe confundirse con un juicio de estado por que este persigue el
reconocimiento del estado del accionante o el desconocimiento del estado del
demandado.
PRUEBA SUPLETORIA.
NOCION: Cuando hay imposibilidad de producir la prueba legal, por medio de
partidas, de los hechos constitutivos del estado civil, se recurre a la prueba supletoria
que consiste en un procedimiento judicial que tiende a dejar establecido el hecho en
cuestión.
MEDIOS DE PRUEBA.
Una vez habilitada la instancia para producir la prueba supletoria el segundo paso es
rendirla eficiente.
Para ello se recurre a toda clase de pruebas, la ley menciona la prueba por otros
documentos, pero agrega, o por otros medios de prueba o sea los que sean idóneos
para persuadir al juez de la verdad del hecho que se desea demostrar. Los mas
frecuentes son:
1- Las partidas parroquiales.
2- El pasaporte extranjero.
3- La libreta de familia.
4- Los testigos que son la prueba mas frecuente.
5- Las presunciones.
NORMA SOBRE LA PRUEBA DE NACIMIENTO.
La prueba del nacimiento se realiza por medios de certificados auténticos extraídos de
los asientos de los registros públicos (art. 80). En consecuencia, la partida prueba el
ida de nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad
y maternidad (art. 79).
Pero no prueba la legitimidad de la filiación resultante de la partida, para acreditar ese
punto se requiere la exhibición de la partida del matrimonio de los padres.
NORMA SOBRE LA PRUEBA DE LA DEFUNCION.
La muerte de las personas, ocurrida dentro de la República en alta mar o en país
extranjero, se prueba como el nacimiento en iguales casos (art. 104). Se ha
considerado que la muerte de una persona desaparecida en un naufragio no queda
probada con un certificado de este hecho expedido por el cónsul del país de la
bandera del buque.
NORMA SOBRE LA PRUEBA DEL MATRIMONIO.
El matrimonio como acto jurídico que es, se prueba de conformidad a las reglas
vigentes al tiempo de su celebración. Se distinguen 3 momentos:
1- Prueba de matrimonio anteriores al C.C. (pueden ser probados por cualquier medio
de prueba).
2- Prueba de matrimonio después del C.C. pero antes de la ley de matrimonio civil (la
prueba esta sometida al art. 179 del código = sistemas de relación entre las pruebas).
3- Prueba de matrimonio posteriores a la ley de matrimonio civil (se prueba con el
acta de celebración de matrimonio o su testimonio, la prueba legal admisible es la
partida del registro civil).

UNIDAD 12.

DOMICILIO.
CONCEPTO: Es el lugar que la ley establece como asiento de una persona, con
vistas a la producción de efectos jurídicos.
Roberto Daniel Maru 39

CARACTERES:
1- LEGAL: Porque la ley lo instituye.
2- UNICO: Una persona solo puede tener un domicilio general. Podrá cambiarse, en
cuyo caso el anterior perderá su carácter de tal.
3- NECESARIO: No puede faltar en toda persona si alguien careciera jurídicamente
de domicilio quedarían sin soporte territorial sus derechos y deberes.
DISTINTAS ESPECIES.
En primer lugar se distingue entre:
Domicilio general: Que es el que la ley fija para producir con amplitud efectos jurídicos
respecto de la persona. El domicilio general a su vez reconoce dos sub especies: el
domicilio legal y el domicilio real.
Domicilio especial: Esta previsto para producir efectos jurídicos determinados.
También se sub divide en: convencional, procesal, de sucursales, conyugal, y
comercial de la mujer casada.
RELACIONES DE LAS PERSONAS EN EL LUGAR: .DIFERENCIAS ENTRE
DOMICILIO, RESIDENCIA Y HABITACION.
DOMICILIO: Lugar que la ley establece como asiento de una persona, con vistas a la
producción de efectos jurídicos; Ej. El domicilio de un militar en actividad esta en el
lugar donde esta destinado; el domicilio de un militar retirado esta en el lugar donde
vive con su familia.
RESIDENCIA: Es el lugar donde habita normalmente, es la situación de hecho. La ley
puede asignar el carácter de domicilio al lugar de residencia de una persona.
HABITACION: Es el lugar en que accidentalmente o momentáneamente se encuentra
la persona. Ej. Donde pasa la estadía de vacaciones.
PRINCIPIOS DE NECESIDAD Y UNIDAD DEL DOMICILIO EN GENERAL:
PRINCIPIO DE NECESIDAD: Es uno de los caracteres del domicilio, siendo el
domicilio un atributo de la persona, para dar efectividad al principio de necesidad de
domicilio la ley ha cubierto todas las situaciones posibles a fin de que sea factible en
función de las circunstancias de cada persona determinar su domicilio; Ej. Las
personas de trabajo ambulante o las que no tuviesen domicilio conocido por su
residencia permanente en el, lo tienen en el lugar de residencia actual, en el lugar de
su simple habitación. Siempre es posible determinar cual es el domicilio de una
persona.
PRINCIPIO DE UNIDAD: Así como la persona tiene un nombre, una condición de
capacidad, un estado de familia, no puede sino tener un domicilio general; este
principio se infiere de varias disposiciones que dan por admitida la imposibilidad de
coexistencias de dos domicilios generales lo que traería un verdadero caos por la
indeterminación de una noción que rige a través de la ley de ese lugar; la capacidad
de la persona, el régimen de los bienes muebles, el cumplimiento de las obligaciones,
la competencia judicial, etc.
Ocurrirían muchas confusiones si se admitieran dos o mas domicilios generales con lo
cual una persona podría ser capaz e incapaz al mismo tiempo, estar presente en dos
o mas lugares contra el cumplimiento de sus obligaciones con lo que acudir
simultáneamente a ellos seria justiciable ante los jueces de dos o mas jurisdicciones
territoriales.
APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE DOMICILIO.
IMPORTANCIA: El domicilio tiene importancia; en efecto sirve para determinar la ley
aplicable ; para aplicar o fijar la competencia de los jueces o autoridades
administrativas, para indicar el lugar donde han de efectuarse validamente las
notificaciones a la persona para precisar el lugar del cumplimiento de las obligaciones
por parte del deudor.
Roberto Daniel Maru 40

En materia de derecho internacional privado; el domicilio es una noción fundamental


que determina la ley que rige la capacidad de hecho de la persona, igual se rigen por
la ley del domicilio de la persona los bienes muebles de ella de situación no
permanente.
El domicilio es factor determinante de la competencia de los jueces en, Ej. Los juicios
sucesorios que han de tramitar ante el juez del ultimo domicilio del difunto; las
notificaciones para estar a derecho deben ser efectuadas en el domicilio de la
persona notificada, así se demanda por reivindicación de inmueble, es competente
para entender en el pleito el juez del lugar donde el inmueble esta situado pero la
demanda debe serle notificada al demandado en su domicilio; en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones si no se ha pactado un lugar determinado o no se
trata de un cuerpo cierto y determinado debe hacerse efectivo en el lugar del domicilio
del deudor.
DOMICILIO LEGAL:
CONCEPTO: El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en
contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no este allí presente.
(art. 90).
La finalidad de la institución de esta clase de domicilio es la seguridad jurídica.
CARACTERES:
1- FORZOSO: Por que la ley lo impone, con independencia de cual sea la voluntad de
la persona.
2- FICTICIO: La ley supone una presencia del interesado en ese lugar que puede no
ser real, aunque de hecho no este allí presente.
3- EXCEPCIONAL: Y de interpretación restrictiva, funciona solamente en las hipótesis
previstas por la ley.
4- UNICO: Por que de varios hechos constitutivos de domicilio legal hace que solo
uno de ellos se tome en cuenta para fijar el domicilio de la persona.
ESTUDIO DE LOS SUPUESTOS NUMERADOS EN EL ART. 90 DEL C.C.
A) Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen el domicilio en el lugar
en que deben llenar sus funciones de carácter permanente.
B) Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se encuentren
prestando aquel, salvo que manifestaren su intención en contrario con vistas a que se
tenga por domicilio legal suyo algún establecimiento de carácter permanente o de
asiento principal de negocios.
C) El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por
las leyes (personas jurídicas de carácter privado), es el lugar donde esta situada su
dirección o administración, salvo que en el estatuto o en la autorización tuvieren
señalado otro domicilio.
D) Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales, tienen su
domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, aunque solamente para la
ejecución de las obligaciones allí contraídas por los representantes locales de la
sociedad. Este es un caso mal encuadrado por la ley como de domicilio legal, dado
que se trata de un supuesto de domicilio especial.
E) Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuvieren
domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. En este supuesto, por
necesidades de seguridad jurídica, se eleva a la categoría de domicilio legal la mera
residencia o aun la habitación.
F) Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes; esto es, los hijos
matrimoniales, el de sus padres; los hijos de padres divorciados, el de aquel de sus
padres que ejerza la tenencia; los hijos extramatrimoniales, el de aquel de sus padres
que lo hubiere reconocido o el de sus padres si hubieren sido reconocido por ambos
Roberto Daniel Maru 41

progenitores; los menores sometidos a tutela, el del tutor; los dementes y sordomudos
que no saben darse a entender por escrito, el de su curador. Etc.
G) Los mayores de edad que sirvan o trabajen o que estén agregados en casa de
otros tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre
que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias. En general, se califica a
esta previsión de superflua, por que a igual resultado arribaríamos por vía de la
aplicación del art. 89, que considera domicilio real de estas persona aquel donde
tienen establecido el asiento principal de su residencia.
H) La mujer casada tiene el domicilio de su marido aun cuando se halle en otro lugar
con licencia suya la que se halle separada de su marido por autoridad competente
conserva el domicilio de esta si no ha creado otro, la viuda conserva el que tuvo su
marido mientras no se establezca en otra parte. Domicilio de origen: el lugar del
domicilio del padre en el día del nacimiento de los hijos, el recién nacido tiene el
domicilio del padre en ese momento tal domicilio no se identifica con el lugar del
nacimiento el cual puede coincidir o no con el domicilio paterno en ese momento.
DOMICILIO REAL.
CONCEPTO: Es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su
residencia y de sus negocios. (art. 89).
CARACTERES:
1- REAL: Por que tiene como base la efectiva residencia de la persona en un cierto
lugar.
2- VOLUNTARIO: Por que es fijado por la persona a su libre arbitrio.
3- MUTABLE: Susceptible de ser cambiado de un lugar a otro por la persona.
4- DE LIBRE ELECCION: La ley asegura y garantiza la libertad del interesado para
elegir su domicilio.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DOMICILIO REAL.
El domicilio real surge de la integración de dos elementos diferentes; uno material u
objetivo llamado "corpus", y el otro intencional o subjetivo llamado "animus".
a) El elemento material o "CORPUS": es la residencia efectiva de una persona en un
lugar.
b) El elemento subjetivo o "ANIMUS": supone la intención de la persona de
permanecer en dicho lugar y de convertirlo en asiento principal de su vida en relación.
CONSTITUCION, MANTENIMIENTO Y EXTINCION.
CONSTITUCION: Requiere la concurrencia de los 2 elementos constitutivos, por la
sola intención del interesado no se puede constituir su domicilio ordinario en otro lugar
distinto de su residencia.
MANTENIMIENTO: La ley prevé situaciones en que, con solo uno de los elementos
presentes, alcanza para que el domicilio real permanezca. Un caso esta dado por el
de la persona que ha trasladado su residencia, pero sin intención de, modificar el
asiento de sus intereses. (art. 99).
EXTINCION: El art. 97 establece que el domicilio real puede cambiarse de un lugar a
otro. Dicho cambio se verifica instantáneamente por el hecho de la translación de la
residencia de un lugar a otro, con ánimos de permanecer en el y tener allí su principal
establecimiento.
DOMICILIO ESPECIAL.
CONCEPTO: Es el que produce efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas
determinadas.
CASOS Y EFECTOS.
Hay distintas especies:
a) El domicilio procesal o constituido: Es el que corresponde a todo litigante que ha de
constituir un domicilio para los efectos del juicio, notificaciones, etc.
Roberto Daniel Maru 42

b) El domicilio matrimonial: Es el común de los esposos que rige lo relativo al divorcio


y nulidad del matrimonio, surte efectos limitados previstos en el art. 104 de la ley de
matrimonio civil.
c) El domicilio comercial: Es el de los comerciantes que produce efectos
especialmente para el cumplimiento de las obligaciones comerciales allí contraídas y
determina la competencia judicial referente a las mismas.
d) El domicilio de las sucursales: Según el art. 90 las compañías que tengan muchos
establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dichos
establecimientos para solo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los
agentes locales. Este domicilio surte los efectos respecto de las obligaciones
contraídas en el lugar por los gerentes de las sucursales o filiales de compañías que
tienen su sede principal en otro lugar.
e) El domicilio convencional o de elección: Es el que elige una u otra parte del
contrato para que surta efecto respecto de las consecuencias de este mismo contrato
según el art. 101, las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial
para la ejecución de sus obligaciones.

UNIDAD 13.

EL PATRIMONIO.
CONCEPTO: Conjunto de bienes de la persona, esto es, de objetos materiales
(cosas), e inmateriales (derechos de crédito, derechos reales, derechos intelectuales
y obligaciones) susceptibles de valor económico. (art. 2312).
Los derechos de la personalidad no integran el patrimonio, por que no tienen valor
económico.
CARACTERES:
1- ES UNA UNIVERSALIDAD JURIDICA: Pues la unidad de la pluralidad de
elementos esta dada por la ley.
2- ES NECESARIO: Todos tienen un patrimonio, y por mas pobre que sea, no se deja
de tenerlo, aunque sea la ropa que lo cubre.
3- ES UNICO E INDIVISIBLE: Lo que significa que nadie puede ser titular de mas de
un patrimonio general.
4- ES INALIENABLE: Ya que no puede existir sino en cabeza del titular. Podrán
enajenarse los bienes particulares que lo componen, uno por uno o todos juntos, pero
nunca el patrimonio como universalidad jurídica que es.
EL PATRIMONIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD:
LA TEORIA DE AUBRY Y RAU: Consideran que el patrimonio es un atributo de la
personalidad; y que no se concibe una persona sin patrimonio.
Como tal, el patrimonio es necesario, por que toda persona lo tiene ; único por que
ninguna persona puede tener mas de un patrimonio; e intransmisible, por que al estar
tal ligado al concepto de persona, si se admitiera la posibilidad de su transmisión
integra se estaría transfiriendo la propia personalidad.
LA DOCTRINA ALEMANA: Niega la necesidad de patrimonio, por que existen
personas que no tienen bien alguno. Además, rechaza la unidad del patrimonio,
afirmando que pueden existir patrimonios especiales , Ej. La masa de los bienes del
concurso de acreedores; la masa de bienes del sucesorio, separada del patrimonio
del heredero.
EL PROBLEMA DE LA UNIDAD DEL PATRIMONIO: La afirmación de la doctrina
clásica sobre la unidad del patrimonio ha sido objeto de especiales criticas,
particularmente en la doctrina alemana, volcadas en el C.C. Alemán.
Si bien no niegan la existencia de un solo patrimonio general, admiten junto a el la
existencia de patrimonios especiales, y así Von Thur, expresa que, el fundamento de
Roberto Daniel Maru 43

la teoría no esta en la persona del titular sino en los fines que es dable obtener con
los bienes.
En consecuencia, pueden tenerse distintos bienes, distintas cosas o derechos, como
una casa, un auto u otros bienes, y que todos converjan sobre una misma persona, y
además del patrimonio único a que nos referimos, puede haber otros patrimonios,
como lo establece el derecho alemán con respecto a la masa concursal, a los bienes
reservados a la mujer que están exentos de la administración.
LA CUESTION EN NUESTRO DERECHO: El patrimonio es un atributo de la
personalidad y como tal es necesario. La circunstancia de que una persona carezca
de bienes hoy no supone que no pueda tenerlos en el futuro. Por lo demás, puede
ocurrir que alguien tenga patrimonio negativo, debido a que las deudas sean
superiores a sus créditos, cosas y demás derechos.
Puede ocurrir que a la par del patrimonio general, (conjunto de bienes de la persona
que a nuestro entender también comprende las deudas), existan masas de bienes a
los que la ley asigna una afectación determinada por ejemplo los bienes integrantes
de un fondo de comercio, el conjunto de bienes de que es desapoderado el deudor
como consecuencia de la declaración de quiebra, etc. Estos últimos no son mas que
patrimonios especiales o universales de hecho.
Cuando se dice que el patrimonio es único e inalienable se hace mención al
patrimonio en general.
COMPOSICION:
a) Derechos personales o creditorios: Están referidos a la facultad que le cabe a una
persona (acreedor), de exigir a otra (deudor), el cumplimiento a su respecto de una
determinada prestación. Ej. El comprador que ha pagado el precio tiene el derecho de
exigir al vendedor la entrega de la cosa adquirida.
b) Derechos reales: Son aquellos que transfieren a su titular un poder o señorío
inmediato sobre una cosa, de modo tal de poder usarla, servirse de ella, beneficiarse
con sus frutos, etc. Tales atribuciones son tales en el derecho de dominio y mas
limitados en los otros derechos reales; servidumbre, usufructo, uso, etc.
c) Derechos intelectuales: Se denominan así a los que tiene el autor de una
determinada obra, el carácter artístico, literario, científica, para explotarla
comercialmente y, en su caso, disponer de ella, autorizando su publicación o
transfiriéndola a terceros. También son derechos intelectuales los que les
corresponden a los inventores sobre sus obras.
d) Las deudas: Según ya lo hemos señalado, las deudas de las personas integran su
patrimonio, pudiendo darse el caso de un patrimonio de signo negativo cuando las
obligaciones superen a los derechos.
EL PATRIMONIO COMO PRENDA COMUN DE LOS ACREEDORES:
Los bienes que integran el patrimonio se hayan afectados al cumplimiento de las
obligaciones que pesan sobre la persona.
El código no consagra este principio; la regla fluye de distintos artículos en forma
clara. El art. 505 en su inc. 3 establece: los efectos de las obligaciones respecto del
acreedor son: .... 3) para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.
El medio, una vez obtenida la sentencia condenatoria del deudor, es a través de la
ejecución de los bienes de este (embargo, venta en publica subasta y cobro con el
producido).
Los acreedores, además, están protegidos por la ley para impedir que los bienes que
integran el patrimonio del deudor sean desviados fraudulentamente a terceros con la
finalidad de sustraerlos a la garantía. El Código les atribuye las acciones de
revocatoria, de simulación y subrogatoria.
Ejecución individual y colectiva:
Roberto Daniel Maru 44

El modo de hacer efectiva la garantía es a través de la ejecución judicial del crepito,


que permite al acreedor individual obtener el embargo de los bienes del deudor y
cobrarse con el producido de su venta en publica subasta.
Sin embargo, cuando el deudor se encuentra en un estado de impotencia patrimonial,
que le impide hacer frente a sus obligaciones en forma regular (en el plazo de
vencimiento), la ley prevé un procedimiento de ejecución colectiva, denominado
concurso de acreedores, que posibilita, bien la recuperación patrimonial del deudor
mediante un acuerdo con los acreedores que brinde facilidades de pago (concurso
preventivo), bien la venta de los activos y la cancelación de las deudas abonando a
prorrata (proporcionalmente), a los distintos acreedores que hubieren presentado sus
créditos a verificar en el procedimiento concursal (quiebra).
La ejecución colectiva esta regulada por la ley de concursos y quiebras; ley 24.522.
ACCIONES PATRIMONIALES:
Las acciones patrimoniales se llaman así; por que tienden a mantener la integridad
del patrimonio, de tal modo que este no disminuya. Son acciones patrimoniales:
La acción revocatoria o pauliana: Es la que se concede a todo acreedor quirografario
contra los actos de disposición del deudor que provoquen o agraven su insolvencia.
Tiende a la reconstrucción de la garantía del acreedor que significa el patrimonio
integro, disminuido por el acto de enajenación.
Se le otorga al acreedor de fecha anterior al acta de disposición del deudor para
obtener su revocación.
La acción de simulación: Se otorga a los acreedores para hacer desaparecer los actos
o cláusulas aparentes de un acto del deudor, y por los cuales figuran sus bienes como
salidos de su patrimonio, cuando en realidad ello no ha ocurrido.
La interposición de esta acción redunda en beneficio de todos los acreedores al dejar
en descubierto el acto real.
La acción subrogatoria: También llamada oblicua o indirecta, remedia la posibilidad de
que el deudor insolvente, sabiendo que sus bienes han de ser ejecutados por los
acreedores, se despreocupe a su vez de promover acciones contra sus propios
deudores, ya que en definitiva lo que de ellos reciba ira a parar a manos de sus
acreedores.
Por ella, los acreedores sustituyen al deudor inactivo en la gestión de sus derechos,
obrando en nombre y en representación de el para lograr la incorporación de bienes
sobre los cuales puedan ejecutar oportunamente sus créditos.
Se llama subrogatoria por el reemplazo que significa la actuación del acreedor por su
deudor contra los deudores de este, lo cual también explica los nombres de indirecta
u oblicua.
Como solo tiende a incorporar los bienes por los que no se preocupa el deudor, recién
después de incorporados al patrimonio de este pueden ser ejecutados, por ello,
beneficia a todos los acreedores, pues una vez que ello ha ocurrido todos se
encuentran con iguales posibilidades, salvo las diferencias dadas por los privilegios.
DISTINTAS CLASES DE ACREEDORES
La ley fija tres tipos de acreedores: los privilegiados, los hipotecarios o prendarios, y
los comunes o quirografarios. El C.C, en el art. 3875, define lo que es un privilegio
diciendo: "el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a
otro se llama en este Código privilegio".
Dentro de los privilegios hay uno que versa sobre la cosa dada en garantía, que
puede ser hipotecario, si se trata de inmuebles, o prendarios, si se trata de muebles.
El acreedor tiene, sobre ese bien, una preferencia, porque es el que esta
garantizando la deuda.
Roberto Daniel Maru 45

Los acreedores comunes o quirografarios, son aquellos carentes de privilegio alguno.


Van a cobrar de acuerdo a sus respectivas tenencias y después que hallan percibido
sus créditos los otros acreedores.
Los acreedores privilegiados pueden clasificarse en generales o especiales. Los
acreedores privilegiados generales son aquellos que tiene privilegio sobre toda clase
de bienes. Los acreedores privilegiados especiales son los que cobran sobre
determinado bien.
El acreedor hipotecario o prendario cobra siempre del bien que esta gravado a su
favor. Los acreedores con garantía real pueden ser hipotecarios o prendarios. Los
quirografarios o comunes se encuentran todos en un pie de igualdad; por lo tanto no
tienen clasificación.
* Los acreedores privilegiados por su parte tienen una clasificación en cuanto a sus
privilegios; tienen privilegios sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean
muebles o inmuebles:
1- Los gastos de justicia hechos en el interés común de los acreedores, y los que
cause la administración durante el concurso.
2- Los créditos del fisco y de las municipalidades por impuestos públicos directos o
indirectos.
*
Privilegio general sobre bienes muebles:
1- los gastos funerarios; hechos según la condición y fortuna del deudor, estos
comprenden los gastos necesarios para la muerte y entierro del deudor y sufragio de
costumbre. Los gastos funerarios de los hijos que vivían con el y los del luto de la
viuda e hijos, cuando no tengan bienes propios para hacerlo;
2- los gastos de la ultima enfermedad durante 6 meses.
3- Los salarios de la gente de servicio y de los dependientes por 6 meses, y el de los
trabajadores a jornal por 3 meses.
4- Los alimentos suministrados al deudor y su familia durante los últimos 6 meses, las
épocas asignadas en los números anteriores son las que preceden a la muerte o
embargo de los bienes muebles del deudor.
5- Los créditos a favor del fisco y de las municipalidades por impuestos públicos.
* Privilegios especiales sobre cosas muebles:
1- El loador sobre los muebles introducidos en la finca.
2- El posadero sobre lo que se ha introducido en la posada.
3- Los proveedores de semilla y cosecha sobre esa cosecha.
4- El artesano sobre el objeto que ha fabricado o reparado; con respecto al resto de
los bienes es un acreedor quirografario.
5- El conservador de una cosa sobre la cosa conservada.
6- El vendedor de una cosa por el importe del precio adeudado.
7- El acreedor prendario sobre la cosa que garantiza.
8- El acreedor por gastos en la cosa ajena, mientras la posea.
* Privilegios especiales sobre bienes inmuebles:
1- el vendedor por el precio o el saldo del precio sobre el inmueble que vendió.
2- El prestamista por integrar el precio de compra.
3- Los condóminos o participes por la garantía de la prestación.
4- El donante por los cargos que el impuso al donatario.
5- El arquitecto, los constructores y los obreros con respecto al edificio que han
dirigido, proyectado o construido.
6- El préstamo para la construcción.
7- El acreedor hipotecario sobre el inmueble que ha recibido para garantizar la deuda.
8- El acreedor por los gastos de la cosa ajena mientras la posea.
BIENES EXCLUIDOS DE LA GARANTIA COMUN.
Roberto Daniel Maru 46

Razones de humanidad fundamentan la exclusión de ciertos bienes de la garantía


común. Así, resultan inembargables e inejecutables por los acreedores:
1- Los créditos por alimentos (art. 374): la cuota alimentaria es una suma de dinero
que responde a la necesidad del alimentado de subvenir sus necesidades básicas de
alimentación propiamente dicha, gastos médicos, vestido, educación, vivienda.
2- El usufructo que los padres tienen sobre los bienes de los hijos menores (art. 292):
solo resulta embargable el excedente que no se hubiere invertido en la manutención
del menor.
3- El bien de familia (art. 38 de la ley 14.394): el inmueble que en valor no exceda las
necesidades de habitación del grupo familiar; luego de la inscripción ante el registro
de la propiedad inmueble, no podrá ser ejecutado por deudas nacidas con
posterioridad a su afectación al régimen de bien de familia.
4- Las jubilaciones y pensiones (art. 44 de la ley 18.037 ).
5- Las indemnizaciones por accidente de trabajo.
6- El lecho cotidiano del deudor, su mujer e hijos y muebles de uso indispensable.
7- Los sepulcros.
BIENES Y COSAS.
CONCEPTO DE BIENES: Son; tanto los objetos materiales susceptibles de tener un
valor económico (cosas en el concepto del art. 2311), como los objetos inmateriales
susceptibles de tener un valor económico (derechos personales, reales e
intelectuales).
ART. 2312: "Los objetos inmateriales susceptibles de valor económico y las cosas, se
llaman bienes y el conjunto de los bienes de una persona constituyen su patrimonio".
CONCEPTO DE COSAS: Cosa es todo objeto susceptible de goce por el hombre,
objeto de derecho es la cosa material y esta para que sea cosa jurídica debe ser útil,
accesible y deseable.
ART. 2311: "Cosa es todo objeto material susceptible de valoración económico".
Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables también a la energía y a las
fuerzas naturales susceptibles de apropiación.
CLASIFICACION DE LAS COSAS:
1- muebles e inmuebles: las muebles son las que se pueden mover de un lado a otro.
Ej. Silla. Las inmuebles son aquellas que no se pueden mover. Ej. Casa.
* Subdivisión de unas y otras:
a) Las cosas inmuebles pueden serlo:
Por naturaleza: las cosas que se encuentran inmovilizadas por si mismas; Ej. El suelo
y todas las cosas incorporadas a el.
Por accesión física: las cosas muebles adheridas físicamente al suelo; Ej. Una
piscina.
Por destino: las cosas muebles que un propietario asigna al servicio de un inmueble;
Ej. La mesa y sillas de una casa.
Por carácter representativo: los instrumentos públicos donde constare la adquisición
de derechos reales sobre bienes inmuebles con exclusión de los derechos reales de
hipoteca y anticresis.
Los inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación, su transmisión debe ser
hecha por escritura publica, al igual que la constitución de derechos reales sobre
ellos.
* Las cosas muebles pueden serlo:
Por naturaleza: las que pueden ser transportadas de un lado a otro, ya sea
moviéndose por si mismas, Ej. Ganado, o por fuerza externa.
Por carácter representativo: los instrumentos públicos o privados en los que constare
la adquisición de derechos personales.
Roberto Daniel Maru 47

Los bienes muebles se rigen por la ley del lugar de situación si tienen carácter
permanente, en caso contrario, es ley aplicable la del domicilio del dueño.
2- Bienes fungibles y no fungibles: Las cosas fungibles son aquellas en que todo
individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie que pueden
sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad. Ej. Granos
de arroz. Las cosas no fungibles son aquellas que se consideran por su
individualidad. Ej. Una obra de arte de tal autor.
En materia de obligaciones de dar, si la cosa a entregar por el deudor es fungible,
este queda libre si entrega otra de las mismas características cantidad y calidad; en
cambio, si lo debido es una cosa no fungible, debe entregar exactamente la misma
cosa a que se comprometió.
3- Cosas divisibles e indivisibles: Son cosas divisibles aquellas que pueden ser
divididas en porciones reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y
análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma; por el contrario, son
indivisibles aquellas cosas no susceptibles de ser partidas sin riesgo de destruirse.
4- Cosas principales y accesorias: Las cosas principales son aquellas que tienen
existencia por las mismas; es decir, con prescindencia de otra u otras. Son
accesorias, en tanto aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra
cosa, de la cual dependen, o a la cual están adheridas. Las cosas accesorias no
tienen un régimen propio, sino que deben seguir la suerte de la cosa principal. Ej.
Principal, un auto; accesoria, la rueda de un auto.
5- Cosas consumibles y no consumibles: Son cosas consumibles aquellas que se
terminan con el primer uso. Ej. Alimentos. Son cosas no consumibles aquellas que no
se consumen con el primer uso. Ej. Ropa.
6- Cosas fuera y dentro del comercio: Están dentro del comercio todas las cosas cuya
enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiese de una autorización
publica.
7- Frutos y productos: Los frutos son cosas que periódicamente proceden de otra y
cuya sustancia no alteran. Los productos, en cambio, si bien proceden de otra cosa,
una vez extraídos no vuelven a producirse, por lo que si alteran la sustancia de esta
ultima. Ej. el mineral metalífero que se extrae de un yacimiento. Unos y otros,
mientras permanece en la cosa principal, le son accesorios.
Los frutos pueden ser:
Naturales: producciones espontáneas de la naturaleza, como la leche.
Industriales: producidos por la industria del hombre y el cultivo de la tierra, como
verduras, cereales.
Civiles: rentas que la cosa produce, tales los alquileres de una casa, los intereses
producidos por inversiones de dinero.
LAS COSAS CON RELACION A LAS PERSONAS:
a) Los bienes del estado: Sea nacional o provincial, se dividen en públicos o privados:
Son bienes públicos:
- Mar territorial.
- Mares interiores, bahías, ensenadas, etc.
- Ríos, causes y demás aguas.
- Playas del mar y riberas de los ríos.
- Lagos navegables y sus lechos.
- Islas del mar, ríos y lagos navegables.
- Calles, plazas y caminos.
- Documentos oficiales del estado.
- Ruinas y yacimientos arqueológicos.
Son bienes privados:
- Tierras sin dueño.
Roberto Daniel Maru 48

- Yacimientos minerales.
- Bienes vacantes.
- Ferrocarriles y construcciones hechas por el estado.
- Embarcaciones que dieren en la costa.
b) Bienes municipales: Son bienes municipales los que el estado o estados han
puesto bajo el dominio de las municipalidades. Dichos bienes están sometidos al
mismo régimen jurídico que los pertenecientes al estado. Debe distinguirse entre
bienes del dominio publico y del dominio privado municipal.
c) Bienes de la iglesia: Pueden clasificarse en públicos o privados, según que estén o
no afectados directamente al culto, respectivamente. Los denominados bienes de la
iglesia, en nuestro país pertenecen a las respectivas parroquias y no a la iglesia
católica como institución con jurisdicción sobre toda la feligresía.
d) Bienes particulares: Las cosas que no fuesen bienes del estado o de los estados,
de las municipalidades o de las iglesias, son bienes particulares sin distinción de las
personas que sobre ellas tengan dominio, aunque sean personas jurídicas. Este es el
principio general, sin embargo cabe hacer algunas aclaraciones.
1- Los puentes y caminos y cualquier otra construcción hecha por particulares en
terrenos que le pertenecen, son del dominio privado de estos, aunque se permita el
uso.
2- El uso y goce de los lagos que no son navegables, pertenece a los propietarios
ribereños.
3- Las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, pertenecen al
dueño de la misma.
Cosas susceptibles de apropiación privada.
1- Peces de mares, ríos y lagos navegables (salvo los que dispongan los
reglamentos).
2- Enjambres de abejas, si su propietario no hiciera reclamo inmediato.
3- Sustancias arrojadas por el mar.
4- Plantas y hierbas de las costas marinas y subacuáticas de mares, ríos y lagos.
5- Tesoros y objetos valiosos, ajustándose a las restricciones impuestas por el
Código.

UNIDAD 14.

PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL.


CONCEPTO: El art. 32 del C.C: "Todos los entes susceptibles de adquirir derechos y
contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de
existencia ideal, o personas jurídicas".
En esta materia la fuente seguida por Vélez ha sido Freitas. En el concepto de Freitas
"personas de existencia ideal" era el genero identificatorio de todas las personas que
no fueran físicas. Dentro de dicho genero distinguía, a su vez, en "personas de
existencia ideal publicas"; que requerían autorización del Estado para poder funcionar,
y "personas de existencia ideal privadas"; que no requerían autorización del Estado.
NATURALEZA JURIDICA: Varias son las teorías que se han desarrollado y sostenido
para explicar su naturaleza y pueden agruparse en 3 fundamentales:
a) Teoría de la ficción: Savigny sostiene que el derecho subjetivo es un poder
atribuido a una voluntad; de allí que solamente los seres que la posean puedan ser
considerados personas. Pero el derecho positivo a veces atribuye capacidad a ciertos
entes que carecen de voluntad, esto es a través de una ficción.
b) Teorías negatorias: Atacan a la teoría de la ficción rechazando toda idea que no se
sustente en datos reales; afirmando paralelamente que la única persona con
Roberto Daniel Maru 49

existencia en el campo del derecho es el ser humano. Mencionaremos sucintamente


las diferentes doctrinas.
1- Teoría de los patrimonios de afectación: Distingue dos clases de patrimonios; los
que pertenecen a las personas y los afectados a la consecución de un fin; ésta última
es la naturaleza de las personas jurídicas.
2- Teoría de los bienes sin sujeto: Las personas jurídicas no constituyen sujetos de
derecho, por que el sujeto de derecho no existe. Tal ente, por el contrario, apunta a un
fin acorde con la solidaridad social y sus actos; por ello reciben la protección del orden
jurídico.
3- Teoría de los derechos individuales peculiares: La persona jurídica es un sujeto
aparente que encubre a los seres humanos que aprovechan de su utilidad, "es un
instrumento técnico destinado a corregir la indeterminación de los sujetos" (Ihering).
4- Teoría de la propiedad colectiva: La persona jurídica es "una concepción simple
pero superficial, que esconde a los ojos la persistencia, hasta nuestros días, de la
propiedad colectiva al lado de la propiedad individual" (Planiol).
c) Teorías de la realidad: Para estas teorías, la persona de existencia visible tiene
elementos reales que permiten afirmar su existencia.
1- Teorías voluntaristas: Sostienen que las personas de existencia ideal tienen una
voluntad distinta de la de sus miembros. En las asambleas el resultado de la votación
es la voluntad de la persona ideal, distinta a la voluntad de cada uno de los
integrantes de la asamblea, coincidente o no con el resultado final de la misma, y a
veces en abierta oposición, pero a cuya mayoría debe someterse.
2- Teorías del interés: Ferrara, entre otros sostienen que la persona ideal tiene un
interés distinto al de sus miembros en particular, pudiendo coincidir o no con el de
ellos.
3- Teorías de la institución: La institución consiste en una idea de obra o de empresa
que se realiza, y al ponerla en practica sus participantes organizan un poder mediante
órganos para que pueda cumplir los fines propuestos o ideados. La idea existe en el
medio social y se vuelve eficiente por que inspiran actos concretos.
PERSONAS JURIDICAS:
CLASIFICACION : Hay 3 clasificaciones;
A) Según el esbozo de Freitas:
___
PUBLICAS DE EXISTENCIA 1- el pueblo del imperio.
2- el Estado.
(o personas NECESARIA. 3- cada provincia.
jurídicas). 4- cada municipio.
5- la corona.
6- la iglesia católica.
DE EXISTENCIA 1- establecimientos de utilidad
PERSONAS publica
DE EXISTENCIA POSIBLE
IDEAL 2- corporaciones.
3- sociedades anónimas y en
comandita por acciones.
_
PRIVADAS Sociedades civiles o comerciales, herencias yacentes,
Representación voluntaria por apoderados.
B) Según el C.C (art. 33):
DE EXISTENCIA NECESARIA. El Estado.
Cada una de las provincias.
Cada uno de los municipios.
Roberto Daniel Maru 50

La iglesia.
PERSONAS JURIDICAS.
DE EXISTENCIA POSIBLE. Asociaciones.
Fundaciones.
Sociedades civiles y comerciales.
Llambías afirma que se mantiene la idea de Freitas y por lo tanto "Persona de
existencia ideal" constituye el genero mientras que "Personas jurídicas" constituye la
especie.
Llambías concluye su argumentación afirmando que en suma cuando el art. 32
menciona "las personas de existencia ideal", o "personas jurídicas", no entiende
referirse a una categoría única, sino a dos categorías distintas de un mismo genero
que es la personalidad ideal: por una parte "personas jurídicas" y por otras las
"personas de existencia ideal" propiamente dichas, que son las que completan ese
genero y sin embargo no se identifican con las llamadas por antonomasia personas
jurídicas.
C) Según la ley 17.711:
En la nueva redacción del art. 33 por la ley 17.711; se suprime la distinción entre
personas de existencia necesaria y personas de existencia posible para
reemplazarlas por personas jurídicas de carácter publico y personas jurídicas de
carácter privado. Se introduce la novedad de caracterizar a las entidades autárquicas,
desconocidas en tiempos de Vélez , pero de gran importancia en el derecho actual.
Se reconoce el carácter de personas jurídicas a las sociedades civiles y comerciales
que conforme a la ley tienen capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Según Llambías , con la reforma subsiste la diferenciación entre las
llamadas personas jurídicas que son las que tienen un carácter publico, o que
teniendo un carácter privado dependen de un reconocimiento estatal y las personas
de existencia ideal propiamente dichas que son las sociedades civiles y comerciales
que conforme a la ley tienen capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, aunque no requieran de autorización expresa para funcionar (nuevo art.
33 in fine).
CARÁCTER. 1- El Estado Nacional.
PUBLICO. 2- Cada provincia.
3- Cada municipio.
4- Las entidades autárquicas.
5- La iglesia católica.
PERSONAS
JURIDICAS.
CARÁCTER. Requieren Asociaciones.
PRIVADO. autorización Fundaciones.
Expresa. Sociedades Anónimas. Comerciales En comandita.
Por acciones. No requieren Sociedades civiles.
Autorización Sociedades comerciales (restantes).
Expresa.
PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL PROPIAMENTE DICHAS:
1- Sociedades civiles y comerciales: O entidades que conforme a la ley tengan
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran
autorización expresa para funcionar; tienen carácter privado.
Las sociedades civiles o comerciales son entidades privadas que persiguen
propósitos de lucro. Mediante el aporte de los socios en forma de capital de la
sociedad, lo que va a permitir desarrollar la actividad económica elegida (objeto
social), con el fin de repartirse las ganancias y eventualmente soportar las perdidas.
Roberto Daniel Maru 51

Las sociedades civiles tienen escasa vigencia en la practica, y pueden constituirse


con el solo requisito de extenderse el contrato social en escritura publica. No
requieren inscripción en registro alguno y no están sometidas a contralor. Tienen
personería jurídica con la sola adecuación a los requisitos de los arts. 1648 y 1788 bis
del C.C.
Las sociedades comerciales, en cambio, están específicamente reguladas en cada
tipo (sociedades colectivas; de capital e industria; en comandita simple; la
responsabilidad limitada; anónima; en comandita por acciones), por la ley de
sociedades comerciales 19.550.
El art. 1 de esta norma dice que habrá sociedad comercial, cundo 2 o mas personas
en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos por la ley se obliguen a
realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios,
participando de los beneficios y soportando las perdidas.
La personería jurídica le es otorgada por su inscripción en el Registro Publico de
Comercio, previo control de los requisitos de constitución y del contenido del contrato
social (Estatuto), por la autoridad de aplicación en la materia, que es la Inspección
General de Justicia o equivalente en cada jurisdicción (este organismo es responsable
del registro publico de comercio).
2- Simples asociaciones: El antiguo art. 46 establecía: "las asociaciones que no tienen
existencia legal como persona jurídicas, serán consideradas como simples
asociaciones civiles, comerciales o religiosas, según el fin de un instituto".
En la nota Vélez aclaraba: "queda así a los particulares la libertad de hacer las
asociaciones que quieran..... sin necesidad de previa licencia de la autoridad
publica.....; pero esas asociaciones no tendrán el carácter que el Código da a las
personas jurídicas".
La norma no dejaba en claro si, no obstante carecer de personería jurídica, las
simples asociaciones podrían ser sujetos de derecho. La ley 17.711, mediante un
agregado al antiguo texto, dejo en claro la situación: "son sujetos de derecho, siempre
que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura publica o
instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano publico. De lo
contrario todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores
asumen responsabilidad solidaria por los actos de esta".
Las simples asociaciones, entonces, no son personas jurídicas. Ello, no obstante, si
se constituyen en forma regular (escritura publica o instrumento privado con firmas
certificadas) se les reconocen una personalidad restringida (la ley dice que son
sujetos de derecho) que, en la practica, se traduce en la capacidad de contratar para
la consecución del objeto y en la posibilidad de estar en juicio.
Al no revestir la calidad de personas jurídicas, las deudas contraídas por la entidad
deben ser afrontadas por los asociados, en la misma forma que en las sociedades
civiles (el art. 46 "in fine" declara aplicables sus reglas en forma supletoria); esto es, la
deuda se divide en partes iguales entre los socios.
Si no se ha seguido en la constitución y designación de autoridades la forma
prescripta por la ley, nos encontraremos ante simples asociaciones irregulares
carentes de la personalidad restringida antes vista, lo que determinara que los
asociados respondan en forma solidaria (a cualquiera de ellos puede serle exigido el
pago del total de la deuda) por las obligaciones asumidas por la entidad.
3- Sociedad conyugal: La sociedad conyugal, junto con la masa del concurso o
quiebra son entes faltos de personalidad, pese a la opinión y argumentación de
Llambías y otros, la herencia vacante, ni la sucesión hereditaria.
4- El consorcio de propiedad horizontal: La ley 13.512 creo un nuevo tipo de persona
de existencia ideal que no tenia necesidad de personería jurídica, similar a las
sociedades que con la reforma de la ley 17.711 queda incluido en el inc. 2 de la
Roberto Daniel Maru 52

segunda parte del art. 33 (entidades que conforme a la ley.... etc.). El art. 9 de la ley
13.512 lo considera sujetos de derecho frente a los propietarios que lo integran y le
asigna una representación, aparte de que su voluntad se determina por mayoría
conforme a un régimen de votación en asamblea.
LA PERSONA JURIDICA Y SUS MIEMBROS:
INDEPENDENCIA DE PERSONALIDAD: 39. Las corporaciones, asociaciones,
etcétera, serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros.
Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus
miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las
deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o
mancomunado con ella.
a) "Distinta personalidad": "Cada persona es un sujeto de derecho independiente", los
derechos de las personas jurídicas le corresponden a ésta y no a cada uno de los
miembros ni a todos ellos en conjunto.
b) "Distinto patrimonio": Como todo sujeto de derecho la persona jurídica tiene un
patrimonio que no se confunde con los patrimonios de los individuos que la integran.
El patrimonio de la persona jurídica esta compuesta por todos los bienes de que ella
es titular y también de las cargas que la gravan. Los bienes inmuebles que adquiere
las personas jurídicas deben inscribirse a su nombre en el Registro de la Propiedad.
c) "Obligaciones": Las obligaciones que pueden contraer las personas jurídicas solo le
corresponden a ella y sus miembros no están obligados por la persona jurídica.
d) "Garantías": Sólo puede ocurrir que los miembros queden obligados si expresa y
personalmente hubieren salido como fiadores de la persona jurídica y ello por ser
garantes y no por ser miembros de aquella. Su situación es la misma de cualquier
garante, aunque sea ajeno a la persona ideal.
e) "Responsabilidades": La actuación de la entidad solo compromete su propia
responsabilidad y no la de los individuos que la componen, ninguno, ni todos ellos
están obligados, a satisfacer las deudas de la persona jurídica, salvo el caso de que
sean fiadores.
f) "Fungibilidad de los miembros": Se confirma la independencia con el 38. Será
derecho implícito de las asociaciones con carácter de personas jurídicas, admitir
nuevos miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo, con tal
que no excedan el número determinado en sus estatutos.
NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS PERSONAS JURIDICAS:
Art. 90: el domicilio de las corporaciones establecimientos y asociaciones autorizadas
por las leyes o por el gobierno, el lugar donde esta citada su dirección o
administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un
domicilio señalado.
Art. 44: las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen su domicilio en el lugar
en que se hallen, o donde funcionen sus direcciones o administraciones principales,
no siendo el caso de competencia especial.
CAPACIDAD: EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD.
31) Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden
adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este Código regla en los casos,
por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa
facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.
35) Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los
derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos,
por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen
constituido.
41) Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de
personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples
Roberto Daniel Maru 53

particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir


servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o
legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear obligaciones e
intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales.
De ellos surgen los siguientes caracteres:
1- Es una capacidad solo patrimonial, y
2- Rige el principio de especialidad, es decir, determinada en aquellos derechos y
obligaciones necesarios para los fines de especialidad consignada en los estatutos,
por ejemplo, comercial, industrial, financiero, etc.
Pese a esa especialidad, puede realizar algunas funciones que, siendo diferentes, son
conducentes a su finalidad especifica. Ej., una empresa de transportes podría tener
un hotel para albergar a sus pasajeros.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL Y PENAL.
a) Responsabilidad contractual: El art. 36. "Se reputan actos de las personas jurídicas
los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su
ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los mandatarios".
Así como quien actuare en representación de la sociedad (integrante del órgano de
representación o administración) se excediere del limite de su función (para
determinar esto tendrá importancia atender al objeto de la entidad), será responsable
en forma personal frente a los terceros. Si no se excediere, esto es, si el integrante
del órgano de administración actuare dentro de los limites de su función, la entidad
quedara obligada hacia terceros.
b) Responsabilidad extracontractual: Es la que deriva de los actos ilícitos civiles. El
art. 43.) "Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las
dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también
por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones
establecidas en el título: De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no
son delitos". Esta norma se correspondía perfectamente con la idea que brinda el art.
36: los administradores obligan a la sociedad cuando actúen dentro de los limites de
su función (establecidos en el estatuto y también derivados del objeto de la entidad).
Si se extralimitan, serán responsables en forma personal. La comisión de un hecho
ilícito por los administradores siempre suponía una extralimitación de su función, dado
que ninguna persona jurídica podía prever en su objeto la comisión de delitos. Ergo, la
entidad jamas podía ser responsabilizada.
c) Responsabilidad penal: Vélez, en la nota al antiguo art. 43, exponía su criterio
contrario a la responsabilidad penal. El Derecho Penal atiende a la voluntad del sujeto
para penalizarlo. La persona jurídica carece de voluntad propia y se vale de la de sus
representantes para actuar en el plano del derecho. En consecuencia, la persona
jurídica no puede ser responsabilizada penalmente.
La realidad demuestra muchas veces que una persona jurídica es utilizada como
medio para la comisión de delitos (así, por ejemplo, el art. 19 de la Ley de Sociedades
Comerciales declara nulas de nulidad absoluta a las sociedades de objeto lícito, pero
de actividad ilícita) o que, en el desarrollo de su actividad, viola el orden jurídico.
Siempre podrá decirse que son sus socios o sus administradores los que en última
instancia toman la decisión y se sirven de la entidad. Sin embargo, razones de orden
práctico han llevado a algunas leyes a declarar la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y a imponerles penas acordes a su estructura (multas,
inhabilitaciones para operar). Así, por ejemplo, se sanciona con multa a las empresas
armadoras en los casos que sus buques viertan hidrocarburos en aguas territoriales
argentinas; también se sanciona con multa y decomiso de equipos y redes a las
empresas pesqueras que operen sin autorización o en zonas prohibidas.
Roberto Daniel Maru 54

COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS JURIDICAS: El acto


constitutivo.
Art. 45: "comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos,
etc., con el carácter de personas jurídicas, desde el día que fuesen autorizadas por la
ley o por el gobierno, con aprobación de sus estatutos".
La voluntad de los particulares, por sí sola, no es suficiente, para hacer nacer una
persona jurídica. El acto constitutivo no baste para conseguir la personificación de las
relaciones jurídicas que es su propósito. Se necesita una disposición del derecho
objetivo que así lo establezca, por lo cual esa personificación es consecuencia de una
regulación normativa, pero el ordenamiento jurídico no hace florecer de la nada a las
personas de existencia ideal, sino que, reconociendo la realidad del grupo, o del
patrimonio afectado a un fin, los personifica.
Si bien en la constitución de las personas jurídicas de carácter privado intervienen los
particulares, obteniéndose la personificación en virtud de expresas disposiciones
legales, el derecho debe reglamentar además el procedimiento por el cual llega a
conseguirse la personalidad.
Los sistemas de constitución que se conocen son tres:
1- Constitución libre: No requiere intervención alguna del Estado, bastando el
cumplimiento de los requisitos de fondo establecidos en la ley. En nuestro derecho se
ha adoptado este sistema para las sociedades civiles, a las que se les reconoce el
carácter de personas jurídicas (art. 33), y para las simples asociaciones, que son
sujetos de derecho sin el carácter de personas publicas (art. 48).
2- Registro: Este sistema subordina la existencia de las personas jurídicas ala
inscripción de sus contratos en un registro especial. El registro implica la previa
verificación del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo exigidos por la ley.
3- Autorización estatal: En este sistema la existencia de las Personas jurídicas queda
subordinada a un acto administrativo del Poder Ejecutivo o del Parlamento
REQUISITOS DE FONDO PARA LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.
Deben tener por principal objeto el bien común, poseer patrimonio propio, siendo
capaces por sus estatutos para adquirir bienes, no subsistan de asignaciones del
Estado y obtengan autorización para funcionar.
a) "Finalidad de bien común": El concepto de "bien común" referido a la persona
jurídica es de gran amplitud, no importando que se persiga sólo el bien común o que a
la vez procure un lucro privado, existiendo una variada gama de medidas del bien
común, bastando que sean beneficiosas aunque sea a un grupo de personas
solamente.
Para algunos autores el bien común presenta los siguientes caracteres:
l) Generalidad;
2) Flexibilidad;
3) Interés público.
b) "Patrimonio propio": La existencia de patrimonio constituye un presupuesto
indispensable para que la entidad obtenga la personalidad jurídica.
No se debe olvidar que la persona jurídica es un sujeto de derecho, patrimonial y por
lo tanto es preciso que se le atribuya la propiedad de algunos bienes o que por lo
menos se le provea del modo de adquirirlos. Si careciere de bienes no tendría sentido
considerarla sujeto de derechos. Deben ser capaces por sus estatutos de adquirir
bienes, y que no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado.
e) "Dispositivo de gobierno de la entidad": No puede existir personas ideales si no
tienen constituido un dispositivo diferente a su gobierno ya que seria imposible lograr
sus objetivos si no se cuenta con una cabeza o administración para ello, y normas
internas al respecto, los estatutos.
REQUISITOS DE FONDO PARA LAS SOCIEDADES.
Roberto Daniel Maru 55

Las sociedades, tanto las civiles como las comerciales, para ser tales, deben cumplir
con los requisitos que para cada una de ellas establezca el Código Civil, el Código de
Comercio, y las leyes que las han creado. Así, por ejemplo, las sociedades anónimas,
los arts. 163 al 314 de la ley 19550.
REQUISITOS DE FORMA.
Constituyen los modos por los cuales se expresa la existencia de la entidad como
persona jurídica y son, como ya lo hemos dicho, un acto constitutivo de carácter
privado y un acto estatal de reconocimiento de la personalidad.
a) "Acto jurídico constitutivo":
Para que pueda existir una persona jurídica, es indispensable previamente el acto
jurídico constitutivo que consiste en la común determinación de quienes han resuelto
constituirla, mediante el acuerdo de voluntades (acto conjunto) creando la asociación
o sociedad, para los fines propuestos o la voluntad expresada del fundador o
fundadores de la entidad (acto fundacional).
Es un acto jurídico por cuanto es voluntario, lícito y con un fin inmediato, crear la
entidad para los fines propuestos y es constitutivo por cuanto por él se crea la
persona ideal.
b) "Reconocimiento estatal":
Es indispensable el acto administrativo que lo autorice (asociaciones y fundaciones) o
que la reconozca (sociedades civiles y comerciales).
Casos en que se requiere la autorización estatal.
Es indispensable la autorización estatal para las asociaciones y las fundaciones, las
que sólo la obtendrán si se cumplen todos y cada una de las exigencias del art. 33, 2º
parte, inc. 1º, o sea tener por objeto principal el bien común, tener patrimonio propio y
un dispositivo de gobierno.
Casos en que no se requiere la autorización estatal
No se requiere la autorización estatal para las sociedades civiles y comerciales, pues ,
por estar contempladas por los Códigos respectivos y/o leyes especiales, cuentan con
la aprobación del ordenamiento jurídico, limitándose el acto administrativo a declarar
que pueden funcionar por haberse cumplido todos los requisitos que las leyes exigen
para cada una de ellas en particular.
Efectos de la autorización estatal
El art. 47 por su parte establece: "En los casos en que la autorización legal de los
establecimientos fuese posterior a su fundación quedará legitimada su existencia
como persona jurídica, con efecto retroactivo, al tiempo en que se verificó la
fundación."
¿cuál es el momento inicial de la entidad como persona jurídica? existen al respecto,
dos corrientes doctrinarias:
a) Salvat considera que el precepto al determinar el efecto retroactivo de la
autorización "al tiempo en que se verifique la fundación" se refiere exclusivamente a
los establecimientos de utilidad pública, o sea a las fundaciones, pero no a las demás
personas jurídicas, sociedades o asociaciones, las que nacen "desde e! día que
fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno".
b) Borda, Llambías, y otros, sostienen que no debe hacerse distinción alguna y en
todos los casos la autorización estatal retrotrae sus efectos al momento de la efectiva
fundación de la entidad, es decir, al momento del acto constitutivo, argumentando que
no es razonable hacer una discriminación que no está impuesta por la letra del art. 47,
desde el momento en que si bien el precepto habla de "establecimientos", no
corresponde hacer cuestión por ello, pues en otras oportunidades sólo se refiere a las
"corporaciones", sin dudarse que alude a toda clase de personas jurídicas, por
ejemplo, los arts, 41 y 48 en su primitiva redacción.
Roberto Daniel Maru 56

El caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero. El art. 34 del Código Civil


expresa: "Son también personas jurídicas, los estados extranjeros, cada una de las
provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones,
existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones
que las del artículo anterior."
Los estados extranjeros son admitidos en nuestro derecho como personas jurídicas
en tanto hayan sido reconocidos como Estado en nuestro país, siguiendo las normas
del Derecho Internacional Público.
En lo que respecta a las personas privadas (antes personas de existencia posible)
constituidas en el extranjero, también lo son para nuestro país en tanto reúnan iguales
condiciones que las del art. 33, fin de bien común, patrimonio y dispositivo de
gobierno (estatutos), pero debe hacerse una distinción, pues si se trata de un acto
aislado de la entidad extranjera, corresponde aceptar su personería existente en su
país, pero si se trata de ejercer actividades permanentes en la República, necesitan,
al igual que las constituidas en el país "autorización para funcionar", en la República.
EL ESTATUTO DE LAS PERSONAS JURIDICAS.
Concepto : Conjunto de normas que se refieren al objeto de la persona jurídica, a su
nombre, a su domicilio, a los derechos y deberes de sus miembros, a los órganos de
gobierno, a la formación e inversión de su patrimonio, y al destino de los bienes en
caso de disolución."
Constituye la estructura interna de la persona jurídica y para su vigencia se requieren
dos actos jurídicos
1) Voluntad del fundador o fundadores,
2) La aprobación por el Poder Ejecutivo, que consiste en
un acto jurídico administrativo.
Naturaleza jurídica.
a) Contrato: Durante mucho tiempo se sostuvo que era un contrato por cuanto
constituía un acto nacido del común acuerdo de quienes fundaban la entidad, pero
después se le formuló la objeción de que esa figura jurídica no explica como obliga a
personas que no han concurrido a su formación, como el caso de nuevos miembros
que con el correr del tiempo se incorporan a la persona jurídica.
b) Contrato de adhesión: La objeción aludida llevó a que se estimase que se trataba
de un contrato de adhesión por el cual los nuevos integrantes adherían a la ya
constituida por otros, así el socio de un club que se incorpore al mismo, el pasaje de
las empresas de transporte. etc. c) Voluntad colectiva despersonalizada: Thaller
siguió una tesis expuesta en Alemania afirmando que se trata de una voluntad
colectiva despersonalizada, o sea una voluntad de muchos, sin atribución a persona
determinada, la voluntad de la asociación.
d) Emisión unilateral de voluntades paralelas: Saleilles sostuvo por su parte que se
trataba de voluntades unilaterales, personales, coincidentes sobre el mismo fin, y por
ello, paralelas.
e) Ley de raíz privada: Para Llambías constituye una ley en sentido material que tiene
la particularidad de originarse en la voluntad de las partes siendo finalmente
sancionada por la autoridad estatal.
f) Regla corporativa: Para Arauz Castex, los estatutos son una específica fuente
formal de reglas jurídicas, llamada regla corporativa.
Estatuto y acto constitutivo.
El estatuto no debe ser confundido con el acto constitutivo que consiste en un acto
jurídico, o sea un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear una persona
ideal o jurídica y que se expresa por la decisión unánime de los fundadores.
En cierto momento puede haber acto constitutivo sin existir aún los estatutos, pero
nunca pueden existir los estatutos sin acto constitutivo.
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Estatuto y contrato social.


Tampoco deben confundirse el estatuto con el contrato social, pues éste es el
acuerdo de voluntades sobre los fines propuestos y de los que surge o emana el
estatuto como una regla interna para el correcto y eficaz funcionamiento de la entidad.
Posibilidad de reforma.
Los estatutos para ser reformados están sujetos a las mismas reglas de su creación
original, con la única diferencia que por estar ya en vigencia puedan contener normas
especiales y particulares para su modificación (por ejemplo: 2/3 de los votos de sus
miembros, etc.), que deben inexorablemente cumplirse para obtener la modificación,
además de las comunes para todo acto creativo.
TIPOS DE PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS.
Si bien la reforma de la ley 17711 pone fin a la confusa y profusa enumeración del art.
33 de Vélez Sársfield, siempre mantiene vigencia la construcción doctrinaria
elaborada con anterioridad a la reforma y que las agrupaba en:
1) Asociaciones;
2) Fundaciones;
3) Sociedades.
ASOCIACIONES:
Concepto e importancia.
Son personas jurídicas fundadas y formadas por miembros (en la antigua
denominación del Código se llamaban también Corporaciones), no tienen fines de
lucro y pueden ser: religiosas (órdenes, congregaciones, hermandades); culturales
(centros, asociaciones); deportivas (clubes); benéficas, científicas, etc.
Su importancia en el mundo moderno es destacada y contribuyen al desarrollo del
espíritu societario del hombre para el Cumplimiento de sus fines y satisfacción de sus
necesidades.
Clasificación:
Órganos de gobierno:
Como órganos de gobierno tienen: "La Asamblea", formada por el conjunto de
miembros con derecho a voto o los que concurran a la convocatoria. Tiene el gobierno
superior de la institución; nombra y renueva los demás órganos; el "Directorio",
llamado también comisión directiva o comité ejecutivo, integrado por un grupo
pequeño de miembros con funciones ejecutivas, que ejercen en conjunto y en parte
individualmente sus funciones, siendo designados por la Asamblea; "Órganos da
control", que son el tribunal de cuentas o comisión revisora o síndico, designados por
la Asamblea para controlar la regularidad de las inversiones de fondos. En algunos
casos pueden llegar a tener "Órganos técnicos", como administradores, intendente o
apoderados.
Derechos y deberes de los miembros:
Salvo, el derecho de retirarse de la asociación los demás derechos de los miembros
están contenidos en los estatutos y no son iguales para todos los socios, existiendo
por lo general categorías tales como activos, adherentes, cadetes, etc. Lo mismo
ocurre con los deberes de los asociados.
Poder disciplinario de la autoridad social y su contralor judicial:
Se reconoce a las asociaciones el derecho de imponer disciplina entre sus asociados,
mediante sanciones establecidas en los estatutos para el caso de incumplimiento de
las normas estatutarias tales como amonestaciones, suspensiones, expulsiones,
como también recargos por atrasos en el pago de las cuotas, etc.
Cualquier situación jurídica que se produzca por la aplicación de sanciones puede ser
llevada a los jueces en caso de controversia. Las decisiones de los órganos de la
asociación pueden ser impugnadas por los asociados.
FUNDACIONES:
Roberto Daniel Maru 58

Concepto:
Las fundaciones se asemejan a las asociaciones civiles ya que son también personas
jurídicas de carácter privado, y que, al lado de los demás extremos que exige el art.
33 inc. 1, 2º parte las finalidades que persiguen son de bien común.
Por otra parte, al obtener la fundación la pertinente autorización estatal para funcionar
(art. 3, punto 3, 5, 1. Dto. - ley 18.805 /70, adquiere la plena capacidad y los mismos
atributos reconocidos a las asociaciones civiles.
Participan en consecuencia y en cierta medida de los caracteres de la asociación: fin
de bien común, normación interna, patrimonio, autorización del Estado, carencia de fin
de lucro, pero tienen los siguientes caracteres propios:
a) No tiene miembros: No nace de acuerdo o asociación de personas, sino que está
destinada a favorecer a ciertas personas que se denominan, en consecuencia,
beneficiarios.
b) Las normas provienen exclusivamente del fundador: Quien crea por un acto
voluntario los estatutos de la fundación. El fundador puede ser una o varias personas
de existencia visible o ideal y crear la fundación por un acto jurídico que puede ser
entre vivos o de última voluntad.
e) Tienen fines altruistas: Son siempre civiles, nunca comerciales.
Órganos Administrativos.
El estatuto de la fundación dispone acerca de quiénes han de realizar los actos
imputados a ella. Sólo en el caso de que el fundador no hubiera designado los
órganos, o que las circunstancias hicieran imposible la voluntad del fundador en sus
previsiones estatutarias, puede el Poder Ejecutivo designarlos.
Los órganos no pueden proponer la modificación de los estatutos ni la extinción de la
fundación, porque no son miembros.
Control de gobierno:
El Poder Ejecutivo controla las fundaciones en cuanto:
1) Les acuerda o no personería;
2) Ejerce su poder de policía;
3) Interviniéndolas cuando están acéfalas y no hay posibilidad estatutaria de reponer
sus autoridades normales, y,
4) Retirando en su caso, la personería jurídica. No puede suplantar válidamente sus
autoridades legitimas.
EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA.
Al igual que la existencia de las personas jurídicas, que comienza con la autorización
del Estado, su fin se produce por el retiro de la personería jurídica por el mismo poder.
El articulo 48 del Código Civil, modificado por la ley 17711, determina las causales
pertinentes expresando: "Termina la existencia de las personas jurídicas que
necesitan autorización expresa estatal para funcionar":
1) Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la
autoridad competente;
2) Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por
haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la
respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos o
porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos;
3) Por lo conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.
La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a lo entidad
dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45: "El juez podrá disponer la
suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida."
El artículo 49, manifiesta: "No termina la existencia de Las personas jurídicas por el
fallecimiento de sus miembros aunque sea en numero tal que quedarán reducidas a
no poder cumplir el fin de su institución. Corresponde al Gobierno, si los estatutos no
Roberto Daniel Maru 59

lo hubiesen previsto, declarar disuelta la corporación, o determinar el modo cómo


debe hacerse su renovación."
Surgen del aludido artículo 48 tres formas o maneras de extinción de las personas
jurídicas:
a) Por deliberación de sus miembros, acto jurídico extintivo por el cual se pone fin a la
entidad, situación que debe ser aprobada por la autoridad competente con el objeto
de proteger a los acreedores y terceros contra cualquier maniobra que se pretenda
con la disolución;
b) Como sanción, por transgresiones a la autorización concedida; como también ante
la imposibilidad de cumplimiento de los estatutos o conveniencia a los intereses
públicos;
c) Por carencia de bienes para sostenerla, consecuencia necesaria de su capacidad
puramente patrimonial.
Por su parte la doctrina agrega como causales de extinción el cumplimiento de la
finalidad perseguida, como también la expiración del plazo de duración de la persona
jurídica previsto en los estatutos.
Intervención de la autoridad: casos en que es necesaria:
De todos los casos de disolución a los que nos hemos referido, el único que no
requiere intervención de la autoridad y se opera de pleno derecho, es el de expiración
del plazo de duración previsto en los estatutos.
Todos los demás supuestos requieren un pronunciamiento que verifique la
concurrencia de las causales que determinan la extinción de la persona jurídica; por lo
cual la extinción no funciona sano a través del acto administrativo que realiza esa
verificación. Quedan así protegidos, no sólo los intereses de acreedores y terceros,
sino también el de los propios miembros de la entidad.
Disolución por la autoridad: competencia para la adopción de la medida; contralor
judicial:
Las facultades del gobierno en esta materia pueden ser regladas o discrecionales.
Son regladas aquéllas que no dependen de su arbitrio sino de hechos objetivos
mencionados por la ley, mientras que son discrecionales las que dependen de su
propia voluntad o criterio.
Entre las primeras podemos mencionar:
1) Deliberación de sus miembros (podría impugnarse una deliberación que no hubiere
contado con el número de miembros exigidos por los estatutos o la ley, en su caso);
2) abuso o trasgresión de sus estatutos;
3) imposibilidad de cumplimiento de sus estatutos (falta de miembros, etcétera);
4) conclusión de sus bienes.
Discrecional sería, por ejemplo, si la disolución fuese conveniente o necesaria a los
intereses públicos.
Destino del patrimonio:
El artículo 50 del Código Civil dispone: 'Disuelta o acabada una asociación con el
carácter de persona jurídica, los bienes y acciones que a ella pertenecían tendrán el
destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y
acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que disponga
el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la
corporación."
En esta circunstancia caben dos situaciones, previa una de la otra. La disolución, o
sea el hecho o acto extintivo de cualquier sociedad o persona jurídica, y la liquidación,
o sea el procedimiento jurídico contable por el cual se adjudican los bienes que
constituyen el patrimonio de la persona ideal a quienes corresponda, por el citado
artículo 50.
Roberto Daniel Maru 60

En caso de silencio de los estatutos, los bienes que componen el remanente del
patrimonio son vacantes y corresponden al fisco de la misma manera que los de las
personas físicas sin herederos.

UNIDAD 15.

LA MUERTE.
FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS FISICAS: En las legislaciones antiguas
eran varias las causas de extinción jurídica de las personas naturales tales como la
muerte, la esclavitud, y la muerte civil por profesión religiosa o condena perpetua.
En la actualidad solo subsiste la muerte, que pone termino a la vida del hombre y con
ello altera las relaciones jurídicas del difunto: algunas relaciones se extinguen con la
persona, son los derechos o relaciones inherentes a las personas; otras se transmiten
a los herederos del fallecido que resultan por sucesión, investidos del carácter de
propietario, acreedor o deudor.
LA MUERTE COMO HECHO JURÍDICO:
La muerte del ser humano es un hecho jurídico, de gran trascendencia por las
consecuencias. El art. 103 ("muerte civil") dice: "termina la existencia de las personas
por la muerte natural de ellas"; la calidad natural de la muerte no queda excluida en
los casos de muerte violenta, en que igualmente ese hecho pone termino a la
existencia de las personas y afecta las relaciones jurídicas que ella tenia constituida.
Muerte natural (art. 113), la muerte es un hecho jurídico y los efectos son:
1- Transmutación de la naturaleza jurídica, por que la persona muerta cesa en su
calidad de sujeto de derecho, muta en su naturaleza jurídica, la doctrina dice que se
convierte en un objeto de afección.
2- Pone en movimiento el poder de policía mortuoria en función de la salubridad
publica.
La ley 24.193 "ley de transplantes de órganos y materiales anatómicos": art. 23; "el
fallecimiento de una persona se considerara tal cuando se verifiquen de modo
acumulativo los siguientes signos que deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas
despees de su constatación":
a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con perdida absoluta de la conciencia.
b) Ausencia de respiración espontánea.
c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas.
d) Inactividad encefálica.
art. 24 de la ley: "la certificación del fallecimiento deberá ser suscrita por 2 médicos,
entre ellos un neurólogo o neurocirujano". Todo esto para labrar el acta.
PRUEBA DE LA MUERTE:
Pruebas generales: El art. 104 establece que la muerte de las personas, ocurrida
dentro de la República, en alta mar o en país extranjero, se prueba como el
nacimiento en ambos casos. La partida de defunción extendida por el registro civil es
la prueba legal idónea para acreditar el fallecimiento. A falta de ella, se admiten todos
los medios de prueba.
Una cuestión dificultosa a este fin, surgía del art. 73 de la ley 1565, que exigía como
prueba de fallecimiento la presencia del cadáver, al que los testigos debían haber
visto e identificarlo.
Art. 105: "la de los militares muertos en combate, respecto de los cuales no hubiese
sido posible hacer asientos, por lo que conste en el ministerio de la guerra".
Art. 107: "la de los militares dentro de la República o en campaña y la de los
empleados en servicio del ejercito, por certificados de los respectivos registros de los
hospitales o ambulancias".
Roberto Daniel Maru 61

PRUEBA SUPLETORIA (prueba especial)


A falta de documentos; la ley 14.394 agrego un párrafo al art. 108 del C.C que dice:
"en los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado el juez podrá tener
por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre
que la desaparición se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte deba
ser tenida como cierta. Igual regla se aplicara en los casos en que no fuere posible la
identificación del cadáver".
Cuando no se obtiene el cadáver, para el certificado de defunción el medico debe ver
el cadáver. Pero ¿cómo se comprueba?; se comprueba con medios probatorios ante
el juez (sentencia judicial que declara la muerte en tal fecha, la ley no dice nada de la
hora pero si se sabe se le agrega).
TEORÍA DE LOS CONMORIENTES.
Si dos o mas personas hubieren fallecido en un desastre común o en cualquier otra
circunstancia, de modo que no se pueda saber cual de ellas falleció primero, se
presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión
alguna de derechos entre ellos. (art. 109).
Esta norma adquiere importancia en los casos en que en un desastre común fallecen
personas con vocación hereditaria reciproca; Ej., el padre y el hijo casado sin hijos.
De no existir la disposición, si se determinara que el padre fue quien murió primero, la
nuera lo heredaría, por que los bienes habrían pasado por sucesión al hijo y por
nueva sucesión a ella. Y no heredaría la nuera sin hijos al suegro, si se determinara
que fue su esposo quien falleció primero.
En nuestro régimen no juegan presunciones legales de ninguna clase y quien
pretenda la transmisión de derechos entre los fallecidos tendrá que probar que
efectivamente uno murió antes que el otro, pues, a falta de esa prueba se considerara
que la muerte se produjo simultáneamente.
SUPRESION DE LA MUERTE CIVIL.
La muerte natural se opone a la muerte civil, o sea, una muerte solo para la titularidad
de los derechos sin tener ninguna vinculación con el fallecimiento real de la persona.
La muerte civil constituía una pena accesoria de cierto tipo de delitos e importaba una
extinción de la persona con los efectos propios de la muerte, la extinción de los
derechos patrimoniales, sucesión, y a veces la disolución del matrimonio. Semejante
al decomiso.
Al sancionarse nuestro C.C fue adoptado por art. 103 "la muerte civil no tendrá en
ningún lugar caso, ni por pena ni por profesión en las comunidades religiosas".
EFECTOS DE LA MUERTE CON RELACION A LOS DERECHOS.
Efectos en cuanto a los atributos de la personalidad del difunto:
El nombre que servia para identificar a la persona se extingue con esta, y otro tanto
ocurre con la capacidad y el domicilio, a este último respecto cabe exceptuar al
domicilio convencional, que no siendo un atributo de la persona sino la condición de
un contrato, proyecta proyecta su eficacia mas allá de la muerte, afectando a los
herederos de este como otra consecuencia mas del contrato.
En cuanto al estado, la muerte no produce un efecto tal radical, si bien produce la
extinción del estado los herederos del difunto pueden promover o continuar acciones
de estado correspondientes a su autor.
Efectos en cuanto a los derechos extrapatrimoniales del difunto:
La muerte provoca la desaparición de los derechos extrapatrimoniales de la persona
fallecida. En cuanto al "derecho de familia": la muerte disuelve al matrimonio y con
ello extingue los derechos y deberes. También los "derechos personalisimos", a la
vida, al honor, a la salud, a la libertad; pues quedan sin titular. También se extinguen
"las acciones penales": sin embargo la acción por calumnia o injuria puede ser
ejercitada luego de la muerte del ofendido, por su cónyuge, hijos, nietos o padres
Roberto Daniel Maru 62

sobrevivientes, por que la lesión moral se extiende a los parientes y estos obran a
nombre propio.
Efectos en cuanto a los derechos patrimoniales: No se extinguen con la muerte de su
titular, sino que se transmiten a sus sucesores de éste, dando lugar a ese fenómeno
jurídico llamado sucesión por causa de muerte o "mortis causa".
AUSENCIA SIMPLE:
Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia sin
que de ella se tengan noticias y sin haber dejado apoderado (o habiéndolo dejado,
sus poderes fueran insuficientes, no desempeñare convenidamente el mandato o el
mismo hubiere caducado), el ministerio publico o cualquier persona que tuviere
interés legitimo de los bienes del desaparecido, podrán pedir al juez del domicilio del
causante o al de su última residencia, la declaración de ausencia y el nombramiento
de un curador a los bienes del ausente, si resultare ello necesario (art. 15 a 17 de la
ley 14.394).
El presunto ausente será citado por edictos durante 5 días y si vencido dicho termino
no compareciere a estar a derecho, se dará intervención al defensor oficial, siendo
parte necesaria en el juicio el ministerio publico. Oído el defensor del ausente, se
procederá a declarar la ausencia y se nombrara curador a los bienes, en el siguiente
orden de preferencia:
a) Al cónyuge,
b) A los hijos,
c) Al padre o a la madre,
d) A los hermanos y tíos,
e) A los demás parientes en grado susceptible (arts. 18 y 19).
La curatela de los bienes termina por la presentación del ausente, por si o por
apoderado; por el fallecimiento del ausente; y por la declaración del fallecimiento
presunto del ausente (art. 21).
PRESUNCION DE FALLECIMIENTO.
NOCION E IMPORTANCIA.
El derecho no puede dejar de computar la situación que se presenta cuando una
persona se ausenta del lugar de su domicilio y transcurre un lapso de tiempo
prolongado sin dar noticia alguna de su existencia. En tales casos, es dable presumir
el fallecimiento del ausente; en tales condiciones se tiene al ausente como fallecido
proyectándose esta presunción sobre las diferentes relaciones jurídicas que afectaban
al desaparecido.
SISTEMA DEL C.C.
Nuestro codificador adopto el sistema mixto, tomando el régimen gradual del Código
Francés, con plazos menores, pero agregando el concepto de presunción de
fallecimiento. Las consecuencias de esta presunción no son completas por cuanto el
derecho de los sucesores no se llamaba propiedad, sino posesión definitiva, como en
Francia, y el cónyuge del ausente no podía contraer validamente nuevo matrimonio si
no se probaba la muerte efectiva.
SISTEMA DE LA LEY 14. 394.
El nuevo régimen se aproxima mas al sistema germánico por que se habla
directamente de presunción de fallecimiento y no de ausencia con presunción de
fallecimiento como en el Código: o sea que no es la ausencia la que se declara sino la
muerte presunta, se sacan todas las consecuencias derivadas de este hecho, la
disolución del matrimonio del desaparecido, debía seguirse el traspaso de bienes a
favor de los herederos, que ahora son reconocidos titulares de un dominio imperfecto
sobre esos bienes; los sucesores carecen de facultades para enajenar dichos bienes
pero con el transcurso de los 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento cesan
las limitaciones y quedan habilitados para disponer de los bienes. Aun durante ese 2º
Roberto Daniel Maru 63

periodo los sucesores siguen teniendo un dominio revocable que puede resultar
extinguido por la reaparición del presunto fallecido.
La nueva ley a abreviado los plazos de los cuales puede llegarse a la declaración del
fallecimiento presunto.
DISTINTOS CASOS Y TERMINOS.
La causa que hace presumir el fallecimiento presunto de una persona es su ausencia
del lugar de su domicilio, calificada por la falta de noticia durante un lapso prolongado;
con estos elementos el legislador enuncio 3 situaciones posibles:
1- "Caso ordinario": Se requiere la prolongación de esa situación (ausencia sin
noticias), durante 3 años.
2- "Caso extraordinario genérico": Se requiere que el desaparecido haya estado en el
lugar de un incendio, terremoto, o algún otro suceso susceptible de ocasionar la
muerte; o haya participado de una empresa que implique el mismo riesgo. En tal caso
la presunción de su fallecimiento se causa por el transcurso de 2 años de ausencia
sin noticias.
3- "Caso extraordinario especifico": Se presenta cuando el desaparecido ha estado en
una nave o aeronave perdida. La presunción de fallecimiento se causa por el
transcurso carente de noticias de solo 6 meses.
PERSONAS FACULTADAS A PETICIONAR LA DECLARACION DE
FALLECIMIENTO PRESUNTO.
Del art. 24 de la ley 14.394 surgen los siguientes beneficiarios:
1- El cónyuge del ausente, aun sin vocación hereditaria por cuanto la disolución del
vinculo se supedita a la declaración del fallecimiento presunto del ausente.
2- Los herederos presuntos del ausente; legítimos, o testamentarios.
3- Los legatarios instituidos en testamento.
4- El fisco, siempre interesado en percepción del impuesto a la transmisión gratuita de
bienes o a la recepción de los propios bienes en caso de herencia vacante.
5- El beneficiario de un seguro de vida del ausente o de otra prestación que este
subordinada a la condición o plazo de la muerte del ausente.
6- El socio de una sociedad de dos socios, el mandatario, el deudor de renta vitalicia o
cualquier otro contratante cuya obligación caduque con la muerte del contraparte.
7- El nudo propietario, cuando el desaparecido era titular del derecho de usufructo,
uso, o habitación.
8- Los acreedores de cualquier interesado patrimonialmente en la declaración de
fallecimiento cuando obraren en función de la acción subrogatoria.
JUICIO DE PRESUNCION DE FALLECIMIENTO.
JUEZ COMPETENTE: El art. 24 de la 14.394 dice: "la competencia del juez se regirá
por las normas del art. 16", por lo tanto es juez competente el del domicilio o, en su
defecto, el de la última residencia del desaparecido.
REQUISITOS:
Requisitos de procedencia de la acción:
a) Que la desaparición de la persona que se denuncia, este abonada por una
comprobación que demuestre la verosimilitud del hecho, lo cual consideramos como
un elemento justificativo de la seriedad de la denuncia.
b) Que se justifique la competencia del juez, o sea la existencia del domicilio del
desaparecido, dentro de su jurisdicción. Si se desconociera el domicilio o estuviera
fuera del país bastara la comprobación de la última residencia del desaparecido.
c) Que el denunciante acredite la titularidad de la acción, o sea que es dueño de un
derecho subordinado a la muerte del desaparecido, pues en caso contrario carece de
interés para solicitar la declaración del fallecimiento presunto del fallecido.
Llenados estos recaudos el juez debe abrir el juicio de presunción de fallecimiento y
ordenar el tramite correspondiente (procedimiento).
Roberto Daniel Maru 64

Requisitos de admisibilidad de la acción:


a) La falta de noticias sobre el desaparecido; se trata de la realización de
averiguaciones infructuosas sobre la existencia de la persona.
b) La subsistencia de la situación de carencia de noticias durante los plazos
determinados por la ley, que son variables (3 años en el caso ordinario, 2 años en el
caso extraordinario genérico, 6 meses en el caso especifico). El transcurso de los
plazos se cuenta, en el caso ordinario "desde la fecha de la última noticia que se tuvo
de la existencia del ausente", en un caso extraordinario "desde el día en que el
suceso ocurrió o pudo haber ocurrido".
c) El cumplimiento del procedimiento legal adecuado y especialmente el llamado por
edictos durante 6 meses sin resultado favorable.
PROCEDIMIENTO.
1- "Apertura del juicio" : si el recurrente debiera argumentar con alguna prueba
adicional, la documentación que lo habilite para la promoción de la acción, se recibirá
la prueba antes de darse curso a la denuncia.
2- "Nombramiento del defensor del ausente": el art. 25 de la ley permite que el juez
nombre un defensor de oficio o de intervención al defensor oficial.
3- "Citación por edictos al desaparecido": el art. 25 de la ley continua diciendo; "y
citara a aquel por edictos una vez por mes durante 6 meses; la citación debe hacerse
bajo apercibimiento de declararse el fallecimiento presumido por la ley, si el citado
dejara de presentarse en el juicio. En la Capital Federal los edictos deben publicarse
en el Boletín Oficial y en otro periódico que el juez designe.
4- "Recepción de pruebas": durante el proceso el solicitante, así como el defensor del
ausente si quiere hacerlo deberán rendir la prueba que acredite los requisitos de
admisibilidad de la acción. Los medios de prueba son todos admisibles.
5- "Audiencia del defensor": la intervención del defensor es indispensable en los actos
esenciales del proceso para que en el mismo pueda recaer una sentencia valida.
Desde luego el defensor debe ser oído, luego de producidas las pruebas para que se
expida sobre el mérito de las mismas art. 26 "pasados los 6 meses, recibida la
prueba, y oído el defensor". Todas las pruebas deben rendirse bajo el control del
defensor.
DECLARACION DE FALLECIMIENTO PRESUNTO: SENTENCIA.
Art. 26 de la ley: "pasados los 6 meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez,
si hubiera lugar a ello, declarara el fallecimiento presunto del ausente, fijara el día
presuntivo de su muerte y dispondrá la inscripción de la sentencia en el registro del
estado civil de las personas".
El plazo de 6 meses es el de la publicación de los edictos, de manera que si por
incuria de la parte interesada u otro motivo los edictos no se publicaron con la
periodicidad prevista por la ley, no podrá dictarse sentencia hasta que no se cumpla
ese requisito a razón de un día de publicación faltante cada mes.
La ley prevé la inscripción de la sentencia en el registro civil, la ley dispone: "deberán
asentarse en el libro de defunciones.....3º) la sentencia sobre presunción de
fallecimiento....." y para todo el país.
DETERMINACIÓN DEL DIA PRESUNTIVO DE FALLECIMIENTO.
La sentencia que declara el fallecimiento presunto de la persona debe fijar también el
día presuntivo de la muerte, de gran importancia, por que en ese momento se abre la
sucesión del presunto muerto y se fijan los derechos hereditarios de quienes fueran
sus herederos.
El art. 27 de la ley dispone que se fijara como día presuntivo de fallecimiento:
1- En el caso ordinario: el último día del primer año y medio.
Roberto Daniel Maru 65

2- En el caso extraordinario genérico: el día del suceso en que se encontró el


ausente, y si no estuviese determinado, el día del termino medio de la época en que
ocurrió o pudo haber ocurrido.
3- En el caso extraordinario especifico: el último día en que se tuvo noticia del buque
o aeronave perdido.
CONSECUENCIAS.
Los efectos de la declaración remontan al día presuntivo del fallecimiento; en esa
fecha se opera la transmisión mortis causa de los derechos del desaparecido para ser
transmitidos a los sucesores que lo fuesen en ese momento. Ej.: si el desaparecido
dejara 2 hijos, uno de los cuales estuviera casado sin hijos hubiere fallecido durante el
periodo previo a la declaración de la muerte presunta del padre, dependerá de la
ubicación del día presuntivo de fallecimiento del desaparecido para que el hijo vivo
reciba los bienes del muerte presunto, o para que los comparta con la viuda del otro
hijo. En efecto, si el día presuntivo de fallecimiento se ubica antes de la muerte del
hijo, este concurre la sucesión de su padre y transmite por su propia muerte esa parte
de la herencia a su cónyuge, pero si dicho día presuntivo de fallecimiento cae en una
fecha posterior a la muerte del hijo fallecido entonces la herencia total del
desaparecido es recibida por el único hijo viviente.
EFECTOS DE LA DECLARACION DE FALLECIMIENTO EN CUANTO A LA
DISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO.
Si bien la muerte probada de alguno de los cónyuges causa la disolución del
matrimonio la presunción de muerte, autoriza al otro cónyuge a contraer nuevas
nupcias con lo cual provocara la disolución del anterior (art. 31).
No es la declaración de fallecimiento presunto la que origina la disolución del
matrimonio, sino que este recién queda disuelto cuando el cónyuge supérstite contrae
nuevas nupcias, y por esa sola razón, de modo tal que si reaparece o se tienen
noticias del desaparecido ya no podría volver a casarse por que seria nulo ese nuevo
matrimonio por subsistencia del anterior.
EFECTOS DE LA DECLARACION EN CUANTO A LOS BIENES.
La declaración de fallecimiento presunto de la persona causa la apertura de la
sucesión transfiriéndose desde el día presuntivo del fallecimiento los bienes que
componen su herencia a sus sucesores con las normas establecidas por la ley
14.394.
TERMINO DEL PERIODO DE INDISPONIBILIDAD RELATIVA; O DOMINIO
IMPERFECTO.
El art. 30 de la ley dice: "transcurrido 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento
u 80 años desde el nacimiento de la persona, quedara sin efecto la prenotacion
prescripta pudiendo desde ese momento disponerse de los bienes. Queda concluida y
podrá liquidarse la sociedad conyugal".
El periodo de indisponibilidad concluye de 2 maneras:
1- Plazo de 5 años: el transcurso de 5 años a contar desde el día presuntivo de
fallecimiento, consolida el derecho de los sucesores.
2- Desaparecido octogenario: termina también el periodo de indisponibilidad, aunque
no hayan transcurrido los 5 años, cuando el desaparecido cumpliera 80 años de edad.
PERIODO DEFINITIVO Y DOMINIO PLENO.
Concluido el periodo de indisponibilidad o dominio imperfecto tanto por haber
transcurrido 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento o los 80 años de edad se
inicia una nueva situación denominada "Periodo definitivo o de dominio pleno".
A partir de ese momento desaparecen todas las limitaciones para los sucesores, su
dominio se hace pleno y pueden disponer libremente de los bienes. Esto se opera de
pleno derecho pero para hacerlo efectivo es indispensable pedir al juez que deje sin
Roberto Daniel Maru 66

efecto la prenotacion (constancia que expresa que el bien proviene de una persona
presuntivamente fallecida) que existe en el registro.
Pero también se produce otro efecto más, si el ausente era casado, la disolución "ipso
facto" de la sociedad conyugal y permite al otro cónyuge pedir la disolución pertinente.
REAPARICION DEL AUSENTE: EFECTOS EN CUANTO AL MATRIMONIO.
Si el cónyuge del desaparecido no contrajo nuevo matrimonio al reaparecer el
presunto fallecido ya no podría hacerlo y queda reanudada la vida matrimonial con
sus derechos y obligaciones.
Si la reaparición se produce después de que el cónyuge del desaparecido haya
contraído nuevas nupcias, no puede volverse a atrás y el segundo matrimonio es
totalmente valido, y el reaparecido puede contraer nuevas nupcias con otra persona.
Pese a la validez del segundo matrimonio hay casos en que podría resultar anulable,
Ej., si los contrayentes o uno de ellos tenia conocimiento de la existencia del presunto
fallecido, siendo aplicable en este caso las normas referidas a la nulidad del
matrimonio putativo.
REAPARICION DEL AUSENTE: EFECTOS EN CUANTO A LOS BIENES.
Hay 3 periodos diferentes:
1- "Caso de reaparición antes de la entrega": El patrimonio debe ser restituido
íntegramente al reaparecido con rendición de cuentas, anulándose cualquier acto que
exceda las facultades normales de un administrador de bienes ajenos.
2- "Caso de reaparición durante el periodo de indisponibilidad": si hecha la entrega de
los bienes se presentase el ausente o se tuviese noticia cierta de su existencia,
aquella quedara sin efecto; en definitiva, se le restituye al ausente el patrimonio, como
lo debe hacer un administrador y su responsabilidad estaría señalada por su
actuación, diligencia y buena fe.
3- "Caso de reaparición en el periodo definitivo": si reapareciere podrá reclamar la
entrega de los bienes que existiese y en el estado en que se hallasen; los adquiridos
con el valor de los que faltasen; el precio que se adeudase de las que se hubieren
enajenado y los frutos no consumidos.
AUSENCIA POR DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS.
Ley 24.321, sancionada en 1994
CONCEPTO: Se entiende por desaparición forzada de personas cuando se hubiere
privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición
de las víctimas o si esta hubiere sido alojada en lugares clandestinos de detención, o
privada, bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción. La misma deberá ser
justificada mediante denuncia ya presentada ante autoridad judicial competente, la Ex
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas o la Subsecretaria de
Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior o la Ex Dirección Nacional de
Derechos Humanos.
SUPUESTO DE APLICACIÓN: Podrá declararse la ausencia por desaparición forzada
de toda aquella persona que hasta el 10 de diciembre de 1983 hubiera desaparecido
involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su
paradero.
¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR LA DECLARACION DE AUSENCIA?:
Todos aquellos que tuvieren algún interés legitimo subordinado a la persona del
ausente. En el caso del cónyuge, ascendiente, descendiente y parientes hasta el 4º
grado, dicho interés se presume. El tramite judicial en jurisdicción nacional, será
eximido de tasa de justicia.
JUEZ COMPETENTE: Será competente para entender en la causa el juez en lo civil
del domicilio del solicitante o en su defecto el de la residencia del desaparecido. El
procedimiento, en jurisdicción nacional será por tramite sumario.
TRAMITE DEL PROCESO.
Roberto Daniel Maru 67

Art. 5 y 6 de la ley: Recibida la solicitud de ausencia por desaparición forzada de


personas, el juez requerirá al organismo oficial ante el cual se formulo la denuncia de
la desaparición, o en su defecto, el juez donde se presento el habeas corpus,
información sobre la veracidad formal del acto y ordenara la publicación de edictos
por 3 días sucesivos en un periódico de la localidad respectiva o en el Boletín Oficial
citando al desaparecido.
En caso de urgencia , el juez podrá designar un administrador provisorio o adoptar las
medidas que las circunstancias aconsejen. La publicación en el Boletín Oficial será
gratuita.
Transcurridos 60 días corridos desde la última publicación de edictos y previa vista al
defensor de ausentes, quien solo verificara el cumplimiento de lo normado
precedentemente, se procederá a declarar la ausencia por desaparición forzada,
fijándose como fecha presuntiva de la misma el día que constaba en la denuncia
originaria ante el organismo oficial competente o en su caso el de la última noticia
fehaciente - si la hubiere- sobre el desaparecido.
EFECTOS.
Los efectos civiles de la declaración de ausencia por desaparición forzada serán
análogos a los prescritos por la ley 14.394 para la ausencia con presunción de
fallecimiento.

UNIDAD 16.
HECHOS JURIDICOS.
CONCEPTO: Son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna
adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones (art.
896).
Los acontecimientos carentes de trascendencia en el plano jurídico se denominan
simples hechos y no le interesan al derecho; "Acontecimiento susceptible": que puede
o no tener relevancia jurídica depende de las circunstancias de cada caso, Ej.: pescar,
por que se produce la adquisición del derecho real de dominio (pez).
CLASIFICACION DE LOS HECHOS JURIDICOS.
a) Naturales: Son los que ocurren sin que tenga participación el hombre (Ej.: la caída
de un rayo origina un incendio en una casa que, como estaba asegurada, genera la
obligación de la compañía de seguros de pagar la indemnización).
b) Humanos: Son hechos jurídicos humanos (actos) aquellos en los que sí tiene
intervención el hombre, con voluntad (celebración de un contrato) o sin ella (persona
que se tropieza y al caer lesiona a otra).
c) Mixtos: Hechos que participa el hombre y la naturaleza (Ej.: fecundación in - vitro),
siempre que hay una mínima interferencia del hombre en el hecho natural, es
automáticamente un hecho del hombre.
DIFERENCIA ENTRE HECHO Y ACTO JURÍDICO.
Entre el hecho jurídico y el acto jurídico existe la diferencia que hay entre género y
especie, el acto jurídico es una especie del genero hecho jurídico por lo cual todo acto
jurídico es también un hecho jurídico pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico.
Además el acto jurídico tiene un fin inmediato o propósito querido por las partes que
es el de producir un efecto jurídico, lo que no ocurre con el hecho jurídico cuyo efecto
se produce por que la ley así lo dispone es decir que solo tiene relevancia jurídica en
virtud de la ley.
TEORÍA GENERAL DE LOS ACTOS VOLUNTARIO.
CONDICIONES INTERNAS.
Las condiciones o requisitos internos para que el acto tenga el carácter de voluntario
son: (art. 897), establece que los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con
Roberto Daniel Maru 68

discernimiento, intención y libertad. Hay plena voluntad cuando están presentes estos
3 elementos.
Discernimiento: Supone la capacidad de la persona de comprender la significación y
efectos de la acción que emprende. Es la aptitud para distinguir lo bueno de lo malo;
facultad de conocer en general. A este respecto, el art. 921 destaca que se tiene
discernimiento para actos ilícitos a partir de los 10 años y para actos lícitos a partir de
los 14.
Carecen de discernimiento los dementes, salvo que hubieren llevado a cabo el acto
de que se trate en intervalos lúcidos. Se consideran también realizados sin
discernimiento los actos de quienes, por cualquier causa, estuvieren privados de la
razón (art. 921).
Intención: Significa que el sujeto efectivamente ha querido llevar a cabo ese acto.
Afectan a la intención el error y el dolo como vicios del consentimiento. propósito de
realizar un acto jurídico determinado.
Libertad: Implica que el sujeto ha decidido practicar el acto por propia iniciativa, sin
coacciones. No existe libertad si la voluntad del otorgante del acto ha sido objeto de
violencia física o moral. ej. sin que alguien me obligue poniéndome un revolver en la
cabeza.
Es involuntario, como dice el art. 900 cuando faltan los 3 elementos; sin embargo,
basta que falte uno de los elementos para que sea involuntario el acto.
CAUSAS OBSTATIVAS: ART. 921 Y 922 DEL C.C.
921) Los actos serán reputados hechos sin discernimiento, si fueren actos lícitos
practicados por menores impúberes, o actos ilícitos por menores de diez años; como
también los actos de los dementes que no fuesen practicados en intervalos lúcidos, y
los practicados por los que, por cualquier accidente, están sin uso de razón.
1- Inmadurez: Vélez distingue actos lícitos e ilícitos.
2- Demencia: cuando un demente actúa lo hace sin discernimiento, cuando lo hace en
un intervalo lucido se entiende que lo hace con discernimiento. ¿A que dementes se
refiere?, a todos; declarados y los no declarados, por que lo que nos interesa es saber
si cuando realiza el acto lo hace con discernimiento o no y no se habla de capacidad
sino de si hay o no desciernimiento. El discernimiento es la base de la capacidad;
incapaz (sin discernimiento), capaz (con discernimiento). Ej., un demente no
declarado, en intervalo lucido hace un contrato de locución ¿Es valido este contrato?:
- Si, en principio. Un demente declarado, en intervalo lucido hace un contrato de
locución ¿Este es valido?: - no (art. 473).
Vélez no distingue de los actos lícitos e ilícitos de los dementes ¿A que actos se
refiere?: art. 1070) No se reputa involuntario el acto ilícito practicado por dementes en
lúcidos intervalos, aunque ellos hubiesen sido declarados tales en juicio; ni los
practicados en estado de embriaguez, si no se probare que ésta fue involuntaria.
151) La sentencia sobre demencia y su cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio
civil, para los efectos declarados en este Código; mas no en juicio criminal, para
excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.
152) Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos de que se
trata en los artículos precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no
hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado, o que lo
hubiese condenado como si no fuese demente el procesado.
Si el juez civil lo declaro sano, y este demente mata a alguien, no se exime de
responsabilidad penal, salvo que demuestre que no entendió la criminalidad del acto
(alteración morbosa de las facultades).
3- Consumo de drogas no habitual o embriaguez no habitual: cualquier medio es
admisible para comprobar que actuó involuntariamente.
Roberto Daniel Maru 69

922) Los actos serán reputados practicados sin intención, cuando fueren hechos por
ignorancia o error, y aquellos que se ejecutaren por fuerza o intimidación.
CONDICIONES EXTERNAS:
DIVERSAS FORMAS DE LA MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD:
El art. 913 establece que ningún hecho tendrá el carácter de voluntario , sin un hecho
exterior por el cual la voluntad se manifieste.
Existen distintas formas de manifestación de voluntad:
a) Declaración formal y no formal: Las declaraciones formales son aquellas cuya
eficacia depende de la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas
como expresión de voluntad (art. 916). Son no formales, en cambio, cuando la
manifestación exterior del acto no está sujeta a ningún requisito.
b) Declaración expresa y tácita: La primera es aquella que se manifiesta verbalmente
o por escrito o por otros signos inequívocos - asistir con la cabeza, levantar la mano -
(art. 917); en tanto que será tácita la que resulte de aquellos actos por los cuales se
puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad (Ej.: quien introduce el
cospel en la ranura del molinete de la estación del subterráneo, lo traspone y
asciende al tren, expresa tácitamente su voluntad de celebrar el contrato de
transporte).
e) Declaración presumida por la ley: El art. 920 dice que la expresión de voluntad
puede resultar igualmente de la presunción de la ley en los casos que expresamente
lo disponga. Así, por ejemplo, el art. 877 dispone que habrá remisión (perdón) de la
deuda, cuando el acreedor, sin mediar pago, entregue voluntariamente al deudor el
documento original en que constare la deuda.
EL SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
El principio general está dado por el art. 919: "El silencio opuesto a actos, o a una
interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad".
En algunos casos, sin embargo, la ley asigna al silencio el carácter de una
manifestación de voluntad:
a) En el caso en que haya una obligación de explicarse establecida por la ley (quien
fuere citado a juicio a reconocer la firma que se le atribuye, inserta en un documento,
y guardare silencio, provocará con su actitud que el instrumento se tenga por
reconocido, conforme con el art. 526 del Código Procesal).
b) En el caso en que haya una obligación de explicarse por las relaciones de familia
(si el marido que pretendiere que el hijo nacido durante el matrimonio no le pertenece,
guardare silencio durante un año a contar de la inscripción del nacimiento, no podrá
en lo sucesivo promover la acción de impugnación de la paternidad. La ley presume
que el hijo es suyo; (art. 259).
c) En el caso en que haya una obligación de explicarse a causa de una relación entre
el silencio actual y las declaraciones precedentes (una persona confiere poder a otra
para que, en su nombre, adquiera un bien en una determinada suma de dinero. El
mandatario, por un medio fehaciente, notifica a su mandante que el precio de plaza
del bien es mayor, y que, no obstante ello, igualmente realizará la compra. El
mandante nada dice. En tal caso el silencio tiene valor de conformidad con la nueva
situación).
DISCREPANCIAS ENTRE LA VOLUNTAD REAL Y LA VOLUNTAD DECLARADA.
La doctrina clásica, representada por Savigny, destaca la prevalecía de la voluntad
real del sujeto por sobre la manifestación exterior. Nuestro Código adhiere a la teoría
clásica y niega eficacia a los actos en que la voluntad aparece viciada por error, dolo
o violencia.
¿Cuál es la que tiene relevancia jurídica?: - la voluntad manifestada o declarada;
cuando existe vicio y se ha probado la existencia del mimo prevalece la real por que la
declarada esta viciada.
Roberto Daniel Maru 70

IMPUTABILIDAD DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS.


a) Consecuencias inmediatas: El art. 901 dice que las consecuencias de un hecho
que acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman
consecuencias inmediatas (un automóvil embiste en la parte trasera a otro, que frena
ante la luz del semáforo que le impide el paso. Los daños resultantes al automóvil
colisionado son consecuencia inmediata de este tipo de accidentes).
b) Consecuencias mediatas: Son las que resultan solamente de la conexión de un
hecho con un acontecimiento distinto (el automóvil que es embestido en la parte
trasera, debido a la violencia del impacto es desplazado algunos metros, colisionando
a un peatón que había comenzado su cruce por la senda peatonal). Las
consecuencias mediatas resultan previsibles, porque es pensable que un transeúnte
cruce la calzada cuando la luz del semáforo lo habilita y paralelamente veda el avance
de los vehículos).
c) Consecuencias casuales: Son consecuencias mediatas, es decir, resultantes de la
conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, pero imprevisibles (el automóvil
embestido en la parte trasera {llevaba el baúl cargado de material altamente
inflamable, y como consecuencia de la colisión, se incendia y explota).
d)Consecuencias remotas: Son aquellas que no tienen con el hecho ningún nexo
adecuado de causalidad (el hijo del peatón embestido, como consecuencia del
accidente sufrido por el padre, carece de la concentración necesaria para poder rendir
sus últimos exámenes en la universidad, lo que determina que deba postergar el
casamiento que tenía previsto para cuando se graduara).
Consecuencias imputables al autor del hecho según nuestra ley.
1- El art. 903 dice que las consecuencias inmediatas de los hechos libres son
imputables al autor de ellos.
2- Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando
las hubiere previsto o cuando empleando la debida atención y conocimiento de la
cosa, haya podido preverlas (art. 904).
3- Las consecuencias casuales no son imputables al autor del hecho, salvo en el caso
de que las hubiere tenido en mira al ejecutar el acto (art. 905).
4- Las consecuencias remotas en ningún caso resultan imputables (art. 906).
ACTOS INVOLUNTARIOS.
EFECTOS:
El art. 900 establece que los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento,
intención y libertad, no producen por sí obligación alguna.
Este principio reconoce algunas excepciones:
a) Enriquecimiento sin causa del autor hecho involuntario:
El art. 907, en su primer párrafo, establece: "Cuando por los hechos involuntarios se
causare a otro algún daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la
indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho y en
tanto, en cuanto se hubiere enriquecido". Si un demente se hubiere apropiado
ilegítimamente de una cosa ajena, no será responsabilizado civil ni penalmente, pero
la cosa hurtada habrá ingresado a su patrimonio generando un enriquecimiento; es en
esa medida que deberá indemnizar a la víctima del hurto.
b) Indemnización de equidad:
El art. 907, en su segundo párrafo, dispone "Los jueces podrán también disponer un
resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad,
teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación
personal de la víctima".
Si un demente con una sólida posición económica causare un daño a otra persona, no
será responsable por los daños y perjuicios derivados de su acto, pero, con
fundamento en razones de equidad, el juez podrá fijar un resarcimiento en favor de la
Roberto Daniel Maru 71

víctima que se encuentra en mala situación económica. El art. 908 faculta a los
damnificados por el acto involuntario a reclamar la responsabilidad de quienes tienen
a su cargo a las personas carentes de discernimiento (Ej.: los padres por los actos de
sus hijos menores de 10 ó de 14 años, según se trate de actos ilícitos o lícitos; los
tutores en los mismos supuestos anteriores; los curadores por los actos de los
dementes, etc.).
ACTOS ILICITOS.
CONCEPTO: El ilícito civil es el acto voluntario contrario a las leyes, del que se deriva
un daño a terceros.
Se reconocen como REQUISITOS DEL ACTO ILÍCITO los siguientes:
a) es voluntario;
b) es contrario al orden jurídico (debe existir una norma que lo prohiba);
c) debe provocar un daño (perjuicio susceptible de apreciación económica);
d) debe serle imputable al autor del acto, a título de dolo o culpa. El dolo supone la
intención del agente de causar el daño. La culpa, implica un accionar negligente del
autor (si bien no quiso causar el perjuicio, no adoptó las medidas necesarias que el
caso exigía para evitarlo).
DIFERENCIA ENTRE LOS ACTOS ILICITOS CIVILES Y LOS DELITOS
CRIMINALES.
Los actos ilícitos civiles obrados con culpa se denominan casi - delitos y aquellos en
que el agente actúa con dolo se llaman delitos.
La utilización de la palabra delito, para referirnos a los actos ilícitos civiles en que el
agente actúa con dolo, puede generar algún tipo de confusión con los delitos que
prevé y sanciona el Derecho Penal. En materia penal rige el principio de tipicidad,
según el cual resulta punible aquel cuya conducta encuadre perfectamente en la
figura delictiva prevista y penada, de manera taxativa, por el Código Penal.
En materia civil, en cambio, el delito surge de la mera oposición de la conducta al
orden jurídico, pudiendo existir enorme cantidad de ilícitos de este tipo.
En el delito civil la existencia de daño a terceros es ineludible; en el delito criminal
puede no haber daño, dado que muchas veces se sancionan situaciones de riesgo o
actos preparatorios del delito (tentativa).
La sanción del delito civil es la condena al autor a resarcir el daño; en materia de
delitos del derecho criminal, existen penas aplicables a los responsables (reclusión,
prisión, inhabilitación, multa).

UNIDAD 17.
ACTOS JURIDICOS.
CONCEPTO: Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin
inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar,
transferir, conservar o aniquilar derechos (art., 944).
El fin inmediato de establecer relaciones jurídicas es el carácter que permite distinguir
a los actos jurídicos de los simples actos voluntarios lícitos. Estos últimos pueden
tener ciertas consecuencias en el plano jurídico, pero no han sido buscadas
específicamente por el autor al realizar el acto.
ELEMENTOS
Se distinguen elementos esenciales, naturales y accidentales.
Elementos esenciales: Son aquellos de cuya existencia depende la del acto jurídico
como tal, ellos son el sujeto, el objeto, la forma y la causa.
a) El sujeto: Es el autor del acto jurídico, quien debe estar dotado de capacidad para
su otorgamiento (art. 1040).
b) El objeto: El art. 953 establece que el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas
que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que
Roberto Daniel Maru 72

sean objeto de algún acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios
a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de
las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los
actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no
tuvieran objeto. El objeto de los actos jurídicos, entonces, deben ser cosas o hechos.
Estos últimos deben ser: material y jurídicamente posibles.
c) La forma: Está referida al modo de exteriorización de la voluntad por el sujeto y a
las exigencias contenidas en la ley respecto de las solemnidades que esa
manifestación exterior debe reunir.
d) La causa: La causa es el motivo o razón que determinó a las partes a otorgar el
acto jurídico. Arts. 500 y 501.
La causa así considerada resulta:
- subjetiva: dada su estrecha relación con el fin perseguido por cada parte.
- concreta: es contemplada respecto de cada acto de que se trate.
- variable: el motivo que condujo a las partes será distinto en cada acto.
Elementos naturales: Son aquellos impuestos por el ordenamiento jurídico para
ciertos actos, en forma supletoria de la voluntad de las partes. Normalmente existen
en tales actos, pero nada obsta a que las partes los dejen de lado por convención en
contrario (Ej.: es un elemento natural de la compraventa que el vendedor garantice al
comprador por los vicios ocultos que pueda tener la cosa vendida; sin embargo, las
partes al contratar pueden eximir expresamente al vendedor de tal responsabilidad).
Elementos accidentales: Forman parte del acto jurídico si las partes deciden incluirlos.
Ellos son: condición, plazo y cargo.
a) Condición: Supone la subordinación de la adquisición o extinción de un derecho a
la ocurrencia de un acontecimiento futuro e incierto (art. 528). La condición será
suspensiva cuando se subordina la adquisición de un derecho a tal evento incierto,
Ej.: una persona pacta que donará un bien a otra cuando esta última tenga un hijo. Es
resolutoria, en cambio, cuando la ocurrencia del suceso determine la pérdida o
extinción de un derecho, Ej.: una persona acuerda que otra podrá usar un inmueble
de su propiedad hasta que el hijo del primero se case. Otra clasificación distingue en
condiciones casuales (el suceso es independiente de la voluntad de las partes en
forma total, Ej.: si en tal momento cae granizo), potestativas (dependen en gran
medida de la voluntad de las partes, Ej.: si algún día decido ingresar a una orden
religiosa) y mixtas (el suceso depende en parte de la voluntad y en parte de
circunstancias extrañas a ella, Ej.: si en el futuro tengo hijos).
b) Plazo: Supone postergar en el tiempo el ejercicio de un derecho hasta la ocurrencia
de un acontecimiento futuro y cierto. El plazo puede ser cierto (se conoce desde la
celebración del acto el momento en que resultará exigible un derecho, Ej.: el 31 de
diciembre del año 2003 vencerá el plazo acordado para pagar la deuda) o incierto (se
sabe que fatalmente ha de ocurrir pero se carece de precisión acerca del momento
del suceso, Ej.: se establece que se deberá reintegrar el bien prestado a la muerte de
tal o cual persona).
Otra clasificación distingue en plazo suspensivo (Ej.: se pacta el pago de una suma de
dinero a determinada fecha) y extintivo (Ej.: la muerte de la persona a favor de la cual
se constituyó una renta vitalicia produce la extinción de la obligación de quien debía
pagar dicha renta y consecuentemente del derecho al cobro, que no se transmite a los
sucesores del beneficiario).
c) Cargo: Es una obligación de carácter accesorio que es impuesta a quien adquiere
un derecho. Así, por ejemplo, una persona hace donación de su biblioteca,
imponiendo al donatario como cargo que los libros de medicina sean, a su vez,
donados a la biblioteca especializada de una determinada entidad. El beneficiario del
Roberto Daniel Maru 73

cargo puede recurrir a los medios legales para exigir su cumplimiento. El


incumplimiento del cargo no genera la pérdida del derecho principal (art. 558).
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS
a) Positivos y negativos: Los actos jurídicos son positivos o negativos según que sea
necesaria la realización u omisión de un acto, para que un derecho comience o acabe
(art. 945). Así, es un acto jurídico positivo la realización del pago por el deudor. Es
negativo cuando, quien vendió su fondo de comercio a otra persona, debe abstenerse
de instalarse con otro negocio similar en un cierto radio territorial, para posibilitar que
el comprador pueda explotar su local sin obstáculos.
b) Unilaterales y bilaterales: Los actos serán unilaterales o bilaterales según que para
su formación sea necesaria una sola manifestación de voluntad, o el consentimiento
unánime de dos o más personas (Ej.: son el testamento y el contrato,
respectivamente).
c) Entre vivos o de última voluntad: Los primeros son aquellos cuya eficacia no
depende del fallecimiento de ninguno de sus otorgantes. Los actos de última voluntad,
en cambio, no producen efectos sino después del fallecimiento de sus otorgantes (Ej.:
el testamento).
d) Onerosos y gratuito: Los contratos serán onerosos o gratuitos según que las
ventajas que traen aparejadas a una u otra de las partes dependan de una
contraprestación o resulten independientes de ella, respectivamente (art. 1139).
e) Formales y no formales: Los actos serán formales o no formales, según que su
validez dependa o no de la sujeción al cumplimiento de ciertas solemnidades.
f) Patrimoniales y extrapatrimoniales: Lo serán según tengan o no un contenido
económico, respectivamente.
g) De administración y de disposición: Acto de administración es el que tiende a la
conservación y la explotación del patrimonio. En cambio, el acto de disposición es
aquel que provoca un egreso de bienes, modificando el patrimonio en forma
sustancial.
EFECTOS DEL ACTO JURÍDICO: LAS PARTES Y LOS TERCEROS
El principio general en este aspecto establece que los actos jurídicos producen
efectos entre las partes otorgantes y no respecto de terceros. Así lo dispone el art.
1195 con referencia a los contratos y el art. 503 en materia de obligaciones. Dichos
efectos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales
(son sucesores universales aquellos a quienes se transmite el todo o una parte
alícuota del patrimonio de una persona, (art. 3263).
Revisten el carácter de parte los otorgantes del acto (Ej. comprador y vendedor en la
compraventa).
Puede ocurrir que las partes otorgantes de un acto jurídico sean representadas
legalmente, cuando resulten incapaces de ejercer por sí sus derechos y obligaciones
(los padres, respecto de los hijos menores; los curadores, respecto de los dementes)
o que se hagan representar por otras personas, confiriendo el poder para ello (el
contrato de mandato supone que el mandatario actúa a nombre y por cuenta de su
mandante). En estos casos, los efectos del acto se producen respecto de las partes
representadas.
En un sentido amplio, tercero es toda persona que no es parte en el acto jurídico. Así,
lo serán, tanto los acreedores de los otorgantes del acto, como los que no tengan con
ellos relación alguna. Los terceros no pueden ser perjudicados por el acto jurídico (art.
1195 "in fine" y 953). Pero si ello ocurre (Ej. : en el caso de acreedores que se ven
perjudicados por la acción fraudulenta de su deudor, orientada a colocarse en
situación de insolvencia), la ley les da el derecho de influir sobre tales actos, en
defensa de sus intereses (Ej.: a través de las acciones de simulación o revocatoria).
Roberto Daniel Maru 74

UNIDAD 18.

FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS.


CONCEPTO: FORMALIDAD SOLEMNE Y NO SOLEMNE.
La forma es el modo de exteriorización de la voluntad por el sujeto. El art. 973 dice
que la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las
solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico; tales
son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por
escribano público o por un oficial público, o con el concurso del juez del lugar.
La formalidad puede ser exigida por la ley "ad solemnitatem", es decir, de modo tal
que, si no es cumplida, el acto resulta nulo (ej. art. 976), o solamente "ad
probationem", o sea, como un medio de probar el acto de que se trate (el acto,
respecto del cual no se haya seguido la forma indicada por la ley, carecerá así del
medio idóneo para ser probado, debiendo recurrirse a otros medios).
Un ejemplo de formalidad solemne está dado por el art. 1810, que en su inc. 1 prevé
que las donaciones de bienes inmuebles deben hacerse por escritura pública, bajo
pena de nulidad. Un ejemplo de formalidad no solemne es el siguiente: La Ley de
Seguros N0 17.418, en su art. 11 dispone que la póliza emitida por el asegurador es
la prueba del contrato de seguro. Sin embargo, a falta de póliza, todos los medios de
prueba serán emitidos, si existe principio de prueba por escrito (un certificado
provisorio de cobertura, un recibo de pago de la prima del seguro, etc.).
En la celebración de los actos jurídicos se emplea, por lo general, la forma escrita. A
este respecto, el art. 978 dice que la expresión por escrito puede tener lugar, o por
instrumento público o por instrumento privado, salvo en los casos en que la forma de
instrumento público fuere exclusivamente dispuesta.
INSTRUMENTO PÚBLICO.
CONCEPTO: Es aquel que, cumpliendo determinadas formalidades prescriptas por la
ley, es otorgado por ante un oficial público a quien el ordenamiento jurídico confiere la
calidad de fedatario público. La ley reconoce a estos instrumentos autenticidad "per -
se", sin necesidad de recurrir a otro medio de prueba.
Existen supuestos, presuntamente fundados en necesidades de la seguridad jurídica,
que han llevado a la ley a atribuir carácter de instrumento público a documentos
otorgados sin la presencia de un oficial público, Ej.: los asientos volcados en los libros
de los corredores de comercio; las acciones emitidas por las sociedades anónimas,
etc. (art. 979 inc. 3, 8 y 9).
REQUISITOS.
a) Intervención de un oficial público.
b) Competencia del oficial público: el mismo debe actuar dentro de los límites de sus
atribuciones, tanto materiales como territoriales.
c) Observancia de las formalidades prescriptas por la ley, bajo pena de nulidad: estas
formalidades son la firma de las partes; en algunos casos, la presencia de testigos,
etc.
ENUMERACIÓN LEGAL:
El art. 979 establece que son instrumentos públicos:
• a) Las escrituras públicas hechas por escribanos en sus libros de protocolo y
por otros funcionarios públicos con las mismas formalidades, al igual que sus
copias.
• b) Cualquier otro instrumento extendido por escribanos o funcionarios públicos
en la forma prescripta por la ley.
• c) Los asientos en los libros de los corredores como determine el Código de
Comercio.
• d) Las actas judiciales hechas por los secretarios y sus copias.
Roberto Daniel Maru 75

• e) Las letras aceptadas por el gobierno, billetes y cualquier otro título de crédito
del Tesoro Público.
• f) Las letras con la anotación de que pertenecen al Tesoro, dadas por
particulares en pago de derechos aduaneros.
• g) Las inscripciones en la deuda pública.
• h) Las acciones de las compañías autorizadas, emitidas en conformidad con
los estatutos.
• i) Los billetes, libretas y toda cédula emitida por bancos autorizados.
• j) Los asientos de matrimonios en los libros parroquiales y registros civiles, al
igual que sus copias.
FUERZA PROBATORIA
Los instrumentos públicos hacen plena fe:
• a) de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese
anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia.
Esto es hasta que sea argüido de falso.
• b) del hecho de haberse ejecutado el acto.
• c) de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., contenidos
en ellos.
• d) de las enunciaciones de hechos o actos jurídicos directamente relativos al
acto jurídico que forma el objeto principal.
• IMPUGNACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS.
El art. 993 establece que el instrumento público hace plena fe, hasta que sea argüido
de falso por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el
oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en
su presencia.
Pero si sólo se tratara de desvirtuar las manifestaciones de las partes, efectuadas al
tiempo del otorgamiento del acto, relativas o vinculadas con el objeto principal de
aquel (Ej.: el padre, al tiempo de concurrir al Registro Civil a inscribir el nacimiento de
un hijo, manifiesta que el mismo es matrimonial. Tal expresión queda consignada en
la partida, pero no hace al acto principal que otorga al oficial público), no será
necesario recurrir a la promoción de una acción de redargución de falsedad, bastará
con probar (también judicialmente) el hecho que contradiga tales manifestaciones (en
el ejemplo dado, que los padres no se encuentran casados).
ESCRITURAS PÚBLICAS.
CONCEPTO: Son una clase de instrumentos públicos otorgados por los escribanos
en sus libros de protocolo, en concordancia con lo prescripto por las leyes y
reglamentaciones especiales a su respecto. En casos excepcionales pueden ser
otorgadas por otros funcionarios autorizados (jueces de paz; cónsules en el exterior).
EL PROTOCOLO.
Es el libro de registro que llevan los escribanos, en el que se agregan por orden de
fecha las distintas escrituras matrices , en la forma establecida por la ley especial.
El Código dispone que no tienen valor alguno las escrituras no asentadas en el
Protocolo (art. 998).
ESCRITURA MATRIZ Y COPIAS.
Reciben este nombre las escrituras originales agregadas al libro de protocolo.
Paralelamente, se llama primera copia, aquella que el escribano entrega a las partes
al cierre del acto; denominándose segunda copia toda otra que fuera requerida con
posterioridad a la celebración del mismo. Tales copias reciben el nombre de
testimonios.
LA PROTOCOLIZACIÓN.
Se denomina protocolización al acto de agregar al libro de protocolo un instrumento
privado, con lo que este último alcanza categoría de instrumento público. El art. 984
Roberto Daniel Maru 76

del C.C. dispone que el acto bajo firmas privadas, mandado protocolizar entre los
instrumentos públicos por juez competente, es instrumento público desde el día en
que el juez ordenó la protocolización. Del texto trascripto se desprende que la
protocolización sólo procede a requerimiento de juez competente.
INSTRUMENTOS PRIVADOS.
CONCEPTO: El instrumento privado es aquel que las partes otorgan entre sí y sin
intervención del oficial público. Respecto de ellos rige el sistema de la libertad de
formas expresamente consagrado por el art. 1020 del C.C.
Existen dos REQUISITOS que son exigidos como esenciales por la ley, ellos son: la
firma y el doble ejemplar.
a) La firma: La firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo
acto bajo forma privada. No puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de
los nombres o apellidos (art. 1012). Pese a la exigencia legal, la jurisprudencia ha
resuelto que basta la impresión de los caracteres habitualmente utilizados como firma
para que se dé por cumplido el requisito exigido por la norma. No parece posible que
se tenga por cumplido el requisito de la firma con la impresión digital de aquel que no
supiere firmar. Si bien dicha impresión da mayor certeza en cuanto a la identidad de la
persona, no resulta suficiente para demostrar que ha habido voluntad para el
otorgamiento.
Otro supuesto de interés lo constituye el caso de la firma a ruego, es decir, de aquella
que es plasmada en el instrumento por un tercero, ajeno al acto que se formaliza, a
pedido de alguno de los otorgantes que no supiere o no pudiere firmar. En tal
situación, el instrumento privado debería complementarse con el testimonio de los
otorgantes del acto y el tercero, relativo al mandato otorgado en tal sentido.
b) El doble ejemplar: El art. 1021 del C.C. dispone que los actos que contengan
convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales
como partes haya con un interés distinto.
Según lo que se desprende del artículo que nos ocupa, sólo se exige el doble
ejemplar en caso de convenciones bilaterales perfectas (las que al quedar
perfeccionadas originan obligaciones para ambas partes). Por lo tanto, no rige la
exigencia en el supuesto de convenciones bilaterales imperfectas (depósito,
comodato) y unilaterales (donación, fianza, etc.).
La ausencia de doble ejemplar anula el instrumento, pero no el acto que se pretende
documentar.
FUERZA PROBATORIA DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS.
Los instrumentos privados no gozan de autenticidad "per se" como los públicos. Por lo
tanto, y a tal fin, necesitan ser reconocidos en su firma por las partes otorgantes, o
bien, que la misma sea declarada reconocida por juez competente. Al respecto
dispone el art. 1028 que el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que
en el cuerpo del instrumento quede también reconocido. A partir de este momento el
documento produce plenos efectos entre las partes y sus sucesores universales.
En cambio, el instrumento privado no produce efectos respecto de terceros sino hasta
adquirir FECHA CIERTA: Con referencia a esto, el art. 1035 establece que la fecha
cierta de tales documentos será:
a) La de su exhibición en juicio o en cualquier repartición pública, si allí quedase
archivado.
b) La de su reconocimiento ante escribano público y dos testigos que lo firmaren.
c) La de su trascripción en cualquier registro público.
d) La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del de la que lo escribió, o del que
firmó como testigo.
LA FIRMA EN BLANCO.
Roberto Daniel Maru 77

Puede ocurrir que uno de los otorgantes firme en blanco el instrumento, es decir,
antes de que se incluyan las cláusulas relativas al acto pactado.
En tal supuesto, si el que insertó la firma en blanco, la reconoce como propia luego de
completado el instrumento, este es plenamente válido (art. 1016). Si, en cambio, el
que firmó en blanco desconoce el texto inserto, deberá probar que esa no fue su
intención al pactar el contenido (art. 1017).
En todo caso, la nulidad de las declaraciones insertas en el instrumento no podrán ser
opuestas a terceros de buena fe que hubieren contratado con la otra parte en
atención al contenido que luego se anuló (art. 1018), salvo que el papel con la firma
en blanco hubiere sido sustraído y completado por un tercero abusando de dicha
firma en blanco (art. 1019).

UNIDAD 19.

VICIOS DE LA VOLUNTAD.
CONCEPTO: Se denominan así a ciertos defectos, coetáneos a su nacimiento,
susceptibles de causar la nulidad o bien de privar de efectos al acto jurídico.
Tales defectos o vicios pueden afectar la voluntad del sujeto o bien al acto jurídico
directamente.
VICIOS DE LA VOLUNTAD: ERROR, DOLO Y VIOLENCIA.
a) Ignorancia o error: Existe ignorancia cuando la persona desconoce el significado de
alguna cosa, y error cuando tiene una falsa idea al respecto. Al hablar de error como
vicio de la voluntad se comprenden los dos conceptos.
El error puede ser de hecho o de derecho. El primero está referido a circunstancias
fácticas (el ejemplo clásico es el de aquel que, deseando adquirir un determinado
bien, termina comprando otro por su situación de confusión respecto de la
individualidad de uno y otro). El error de derecho, en cambio, se da por ignorar el
otorgante del acto cuál es el régimen jurídico que resulta aplicable al mismo (las
partes constituyen una sociedad con el objeto de funcionar como banco, ignorando
que la ley de entidades financieras y su reglamentación tiene establecido un sistema
cerrado al respecto). El error de derecho no impedirá los efectos legales de los actos
lícitos, ni excusará la responsabilidad por los ilícitos (art. 923).
El error de hecho, a su vez, puede ser esencial o accidental.
Existen distintos supuestos de error esencial:
- "acerca de la naturaleza del acto": creo estar comprando un bien, cuando en
realidad sólo estoy alquilando su uso.
- "acerca del objeto": deseo comprar cien Kg. de maíz y termino adquiriendo una
tonelada.
- "acerca de la persona": quiero donar una suma de dinero al hijo mayor de una
persona amiga, con el fin de costearle los estudios y se la dono al otro hijo que no
tiene vocación alguna.
- "acerca de la causa principal del acto o sobre la cualidad de la cosa que se ha tenido
en mira": quiero comprar un cuadro de Rafael y se me entrega una copia; aquí el error
recae sobre la causa principal, porque yo me decidí a comprar teniendo en mira que
debía ser un cuadro auténtico de ese artista. En cuanto al error sobre la cualidad de la
cosa, se produciría si creo adquirir un perro de raza con "pedigree" y resulta que el
animal no lo tiene (art. 926).
El error accidental es aquel que recae sobre un aspecto secundario o accesorio del
acto. No lo invalida (art. 928).
EFECTOS DEL ERROR:
En los arts. 924 a 927 el Código prevé que el error esencial determina la nulidad del
acto.
Roberto Daniel Maru 78

En realidad, cuando el error recae sobre la naturaleza del acto o sobre el objeto, se
produciría la falta de un elemento esencial de los actos jurídicos, por lo que la doctrina
en general entiende que se trataría de supuestos de actos inexistentes. Para que
haya nulidad tiene que existir el acto jurídico y en los casos señalados directamente
no habría acto jurídico por ausencia de un elemento esencial (el objeto).
Es necesario resaltar que, para que el error esencial incurrido por el agente pueda
causar la nulidad del acto, debe haber existido razón para errar; no siendo alegable el
error cuando ha mediado una negligencia culpable de la parte que lo invoca (art. 929).
b) El dolo:
Es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio,
astucia o maquinación que se emplee por una de las partes para conseguir la
ejecución del acto jurídico (art. 931).
Especies de dolo:
- "Dolo determinante y dolo incidental": el primero está constituido por las
maquinaciones que, en definitiva, llevan a la persona a celebrar el acto. El incidental
es aquel que no resulta determinante del acto; por tanto, no lo invalida. Sin embargo,
el que lo hubiere cometido debe indemnizar a la otra parte el daño que de aquél se
hubiere derivado (art. 934).
- "Dolo positivo y dolo negativo": según que el vicio de la voluntad resulte de una
acción o de una omisión fraudulenta, respectivamente (arts. 931 y 933).
Requisitos que debe reunir el dolo como vicio de la voluntad:
- debe ser grave;
- determinante del otorgamiento del acto por la contraparte;
- debe haber causado un daño importante;
- no debe tratarse de dolo recíproco (por ambas partes).
Efectos del dolo:
Cuando reúna los requisitos expuestos, el dolo determinará la nulidad del acto (el acto
será anulable, de nulidad relativa). Asimismo, por aplicación de las reglas generales
de la responsabilidad, el que hubiere incurrido en acción dolosa deberá satisfacer al
perjudicado los daños y perjuicios derivados de tal acción (art. 935).
Si el dolo proviniera de un tercero serán aplicables las reglas que regulan la violencia
de un tercero como vicio de la voluntad (arts. 941 a 943).
c) Violencia:
Existe cuando se emplee contra el sujeto una fuerza irresistible o se inspire a su
respecto un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad,
honra o bienes,
o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos para conseguir
la ejecución del acto jurídico (arts. 936 y 937). En el concepto dado quedan
comprendidas tanto la violencia física como la violencia moral o intimidación.
Requisitos que debe reunir la violencia moral como vicio del consentimiento:
- debe tratarse de una amenaza injusta (no lo sería si alguien que ha cumplido la
prestación a su cargo, intima al otro a cumplir bajo apercibimiento de iniciarle
acciones legales y ejecutarle los bienes).
- la amenaza debe generar un temor fundado en la persona. A este respecto dice el
art. 938 que la intimidación no afectará la validez de los actos, sino cuando por la
condición de la persona, su carácter, habitudes o sexo, pueda juzgarse que ha debido
racionalmente hacerle una fuerte impresión.
- la amenaza debe referirse a la causación de un mal inminente y grave.
Efectos de la violencia:
Reuniendo los requisitos expuestos, la violencia determinará la nulidad del acto (el
acto será anulable, de nulidad relativa); debiendo indemnizarse los daños causados a
la parte víctima de la violencia.
Roberto Daniel Maru 79

Al igual que en el caso en que el error esencial recae sobre la naturaleza del acto o
sobre el objeto, también en el supuesto de violencia física irresistible, nos
encontraríamos ante un acto inexistente por falta de un elemento esencial (sujeto).
Si la violencia proviniera de un tercero, éste será responsable ante la víctima por los
daños y perjuicios causados. Pero si la otra parte conocía la existencia de violencia
por parte del
tercero, ambos son solidariamente responsables por los daños causados a la víctima
(arts. 941 a 943).
UNIDAD 20.
VICIOS PROPIOS DEL ACTO JURÍDICO.
EL FRAUDE:
El art. 961 establece que todo acreedor quirografario puede demandar la revocación
de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos.
Requisitos de procedencia de la acción revocatoria (art. 942)
- que el deudor se encuentre en estado de insolvencia (estado de impotencia
patrimonial para hacer frente en forma regular a sus obligaciones).
- que el perjuicio a los acreedores surja del acto mismo, sea que lo coloque en estado
de insolvencia o que estándolo, agrave esa situación.
- que el crédito en que se sustenta la acción sea anterior al acto del deudor.
Cuando se trate de atacar un acto celebrado por el deudor a título oneroso, el art. 968
exige para la procedencia de la acción, además de los requisitos vistos, que se
pruebe el concierto fraudulento entre deudor y tercero adquirente (intención del
deudor de defraudar a sus acreedores y complicidad del tercero adquirente a ese fin).
Titulares de la acción.
Aunque la ley habla de acreedores quirografarios (son quienes carecen de
privilegios), la doctrina en general admite que pueden ejercer la acción todo tipo de
acreedores, privilegiados o no.
Efectos de la acción revocatoria
La revocación de los actos del deudor será sólo pronunciada en el interés de los
acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos (art. 965).
Tratándose de enajenaciones a título oneroso, el tercero (cómplice de fraude) debe
restituir la cosa con sus frutos, porque es poseedor de mala fe (art. 971). Y si la cosa
hubiese sido transferida, a su vez, a un sub adquirente de buena fe (no prospera
contra él la acción), el tercero cómplice del fraude deberá indemnizar al accionante los
daños y perjuicios (art.
972).
Si la enajenación que se quiere revocar hubiere sido a título gratuito, bastará que
queden reunidos los requisitos del art. 962. El tercero a quien hubiere pasado la cosa,
aunque desconociera la insolvencia del deudor, deberá restituir el bien (art. 967).
SIMULACION:
La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la
apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas
que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a
personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o
transmiten (art. 955).
Especies de simulación:
- Absoluta y relativa: la simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que
nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una
apariencia que oculta su verdadero carácter (art. 956).
- Lícita e ilícita: la simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni
tiene un fin ilícito (art. 957). Es la denominada simulación lícita y no confiere acción
Roberto Daniel Maru 80

alguna para dejar sin efecto el acto. Es ilícita, en cambio, cuando tiene un fin ilícito o
perjudica a terceros.
Acción de simulación ejercida por las partes:
Tratándose de simulación lícita, la acción entre partes para que se declare simulado el
acto es procedente. Tratándose, en cambio, de simulación ilícita, en principio los
otorgantes del acto concebido para violar las leyes o perjudicar a terceros carecen de
acción el uno contra el otro, salvo que dicha acción se oriente a dejar sin efecto el
acto simulado y siempre que de ello no se derive algún beneficio a las partes (art.
959).
Admitido el supuesto de ejercicio de la acción de simulación por las partes, orientada
a la anulación del acto simulado, será prueba necesaria a presentar el contra-
documento suscripto entre ellas al tiempo del otorgamiento del acto simulado, por el
que se declara que el acto en cuestión es simulado (Art. 960); y sólo se podrá
prescindir del contra-documento si mediaran circunstancias que hagan inequívoca la
existencia de la simulación.
Acción de simulación ejercida por terceros perjudicados por la simulación:
En este caso revisten especial importancia las presunciones como medio de
acreditación del acto simulado, toda vez que los terceros carecen de posibilidad de
presentar el contra-documento, que es un instrumento suscripto en forma secreta por
las partes del acto.
Efectos de la acción de simulación:
El acto simulado reviste la calidad de anulable, de nulidad relativa. Ello así, el efecto
de la acción de simulación es la declaración de la nulidad del acto.
LESIÓN:
El art. 954 establece que podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos
jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia
de la otra, obtuviera por medio de ellas una ventaja patrimonial evidentemente
desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que
existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.
Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción
deberá subsistir en el momento de la demanda.
La acción podrá ser ejercitada por el lesionado o sus herederos, prescribiendo a los
cinco años del otorgamiento del acto.
El accionante tendrá opción entre demandar la nulidad del acto o exigir un reajuste
equitativo del convenio. Sin embargo, si el accionante hubiera demandado la nulidad y
al contestar la demanda la otra parte ofreciere el reajuste, el juicio se limitará a esta
última opción: esto es, no se declarará la nulidad del acto.

UNIDAD 21.
NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS

1. Nulidad. Concepto
Por nulidad debe entenderse la sanción legal que priva de sus efectos propios a un
acto jurídico, en virtud de una causa ya existente al tiempo del otorgamiento del acto.
Nulidad, inexistencia e inoponibilidad
La nulidad es una sanción legal que impide que el acto produzca efectos entre las
partes otorgantes, aunque puede ser que los produzca en forma accidental respecto
de terceros. La inoponibilidad, en cambio, implica que el acto, plenamente valido entre
las partes, no producirá efectos respecto de determinadas personas.
Por su parte, la inexistencia se da cuando un determinado acto jurídico carece de
alguno de los llamados elementos esenciales (sujeto, objeto, forma y causa-fin).
Clasificación de las nulidades
Roberto Daniel Maru 81

a) Nulidades manifiestas y no manifiestas


La nulidad será manifiesta o no manifiesta, según que el vicio del acto sea apreciable
fácilmente o dependa de una investigación, respectivamente. El art. 1038 del C.C.
dispone que la nulidad de un acto es manifiesta, cuando la ley expresamente lo ha
declarado nulo. Actos tales se reputan nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada
(ej. los actos celebrados por los insanos declarados están afectados de nulidad
manifiesta; en cambio, en los casos de vicios de la voluntad, la nulidad no es
manifiesta).
b,) Actos nulos y anulables
Los primeros son aquellos respecto de los cuales la nulidad es declarada por la ley,
sin intervención de órgano alguno (casos en que la imperfección del acto es
determinada y existe en igual dosis en todos los actos de la misma especie). Ej.: actos
jurídicos celebrados por insanos declarados tales en juicio.
Son anulables, por el contrario, aquellos actos respecto de los cuales la declaración
de nulidad depende de apreciación judicial (casos en que la imperfección es variable
en los actos de la misma especie). Son los casos de vicios del consentimiento, donde
el perjudicado por el vicio debe probar su existencia.
e,) Nulidades absolutas y relativas
La nulidad absoluta se decreta respecto de actos que afecten el orden público o las
buenas costumbres; la relativa, en cambio, es declarada en interés de las partes
otorgantes del acto.
2. Actos nulos y anulables. Régimen del Código
a) Actos nulos
1. Los celebrados por persona incapaz de cambiar el estado de su derecho. (art.
1040).
II. Los otorgados por incapaces absolutos (art. 1040).
III. Los llevados a cabo por personas incapaces de ciertos actos o del modo de
ejercerlos (caso de los menores adultos) (art. 1042).
IV. Los que dependiendo de autorización judicial, fueran celebrados sin ella (caso de
menores emancipados).
V. Los que dependiendo de autorización del representante necesario, fueran
otorgados sin ella (Ej.: actos del menor adulto que deben celebrarse con la asistencia
del padre) (art. 1042).
VI. Los otorgados por personas a quienes el Código prohíbe expresamente la
celebración de determinados actos (incapaces de derecho) (art. 1043).
VII. Los celebrados por personas que hubieren procedido con simulación o fraude (art.
1044).
VIII. Los que tuvieren objeto prohibido (art. 1044).
PARTE GENERAL 171
IX. Los que no guardasen la forma exigida por la ley (Ej.: el matrimonio celebrado ante
persona carente de la investidura necesaria) (art. 1044).
X. Los que dependieren para su validez de la forma instrumental, si resultaren nulos
los respectivos instrumentos (se trata de una nulidad refleja). (art. 1044).
b) Actos anulables
1. Los otorgados por personas faltas de discernimiento (dementes no declarados).
(art. 1045).
II. Los celebrados por personas cuya incapacidad de derecho impuesta por la ley no
fuere conocida al tiempo de la formación del acto (art. 1045).
III. Los afectados por vicios de error, dolo, violencia, simulación o fraude (art. 1045).
IV. Aquellos en que la prohibición del objeto del acto no fuese conocida por la
necesidad de alguna investigación de hecho (art. 1045).
Roberto Daniel Maru 82

V. Los que dependieren para su validez de la forma instrumental, si resultaren


anulables los respectivos instrumentos (art. 1045).
3. Nulidad absoluta y relativa
El Código no enumera los casos de nulidad absoluta y relativa, siendo el criterio
diferenciador el compromiso del orden público que pueda existir en cada caso.
Nulidad absoluta
a) Debe ser declarada de oficio por el juez cuando aparece manifiesta en el acto.
b) Puede ser alegada por todos los que tengan interés en hacerlo.
c) Su declaración puede ser pedida por el Ministerio Público en el interés de la moral
o de la ley.
d) No es susceptible de confirmación (art. 1047).
e) La acción para obtener la declaración es imprescriptible.
Nulidad relativa
a) No puede ser declarada de oficio.
b) Solamente pueden pedirla las personas en cuyo beneficio la han establecido las
leyes.
c) Su declaración no puede ser solicitada por el Ministerio Público.
d) La acción es prescriptible.
4. Efectos de la nulidad
Actos nulos
Los actos nulos son invalidados directamente por la ley y sin necesidad de
juzgamiento. Este es el principio general que surge del art. 1038 del C.C.
Efectos respecto de las panes
Si el acto nulo no se hubiere ejecutado, cualquiera de las partes podrá oponer a la
acción por la que se le exige el cumplimiento, la excepción de nulidad; esto dará lugar
a la declaración del juez de que el acto celebrado es nulo.
Si por el contrario, el acto se hubiere ejecutado, la parte interesada en que la nulidad
se declare, debe intentar la correspondiente acción (debe tenerse presente que la
sentencia sólo tiene efecto declarativo, ya que la nulidad no deriva de ella sino de la
ley).
Efectos respecto de terceros
La sanción de nulidad repercute directamente sobre los derechos emergentes del acto
nulo transmitidos a terceros, salvo que éstos sean adquirentes de buena fe y a título
oneroso (Conf. art. 1051).
Actos anulables. Efectos respecto de las panes
Conforme al art. 1046, estos actos se reputan válidos mientras no sean anulados, y
sólo se tendrán por tales desde el día de la sentencia que los anulase. Esta
declaración de nulidad vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban
antes del acto anulado.
Las partes deberán restituirse mutuamente lo recibido o percibido en virtud o por
consecuencia del acto anulado.
Efectos respecto de terceros
Todos los derechos transmitidos a terceros por los otorgantes del acto anulado
quedan sin ningún valor, pudiendo ser reclamados directamente de su poseedor
actual, salvo los derechos de los terceros de buena fe y a título oneroso. Esta es la
solución resultante del art. 1051 del C.C., texto reformado por la Ley 17.711.
5. Confirmación
Es el acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios de otro acto
que se halla sujeto a una acción de nulidad (art. 1059). Sólo procede respecto de
actos afectados de nulidad relativa.
Especies
Roberto Daniel Maru 83

a) Expresa: es la que se realiza por escrito. El instrumento donde consta debe


contener, bajo pena de nulidad:
1. La sustancia del acto que se quiere confirmar.
II. El vicio de que adolecía.
III. La manifestación de la intención de repararlo.
b) Tácita: es la que resulta de la ejecución voluntaria, total o parcial, del acto sujeto a
una acción de nulidad.
Efectos
Respecto de las partes, la confirmación expurga el vicio con retroactividad a la
celebración del acto. Sin embargo, este efecto retroactivo no puede perjudicar
derechos de terceros, según lo dispone expresamente el art. 1065 del C.C.
EXTINCIÓN DE LAS RELACIONES JURIDICAS
1. Hechos y actos jurídicos extintivos
Hechos extintivos
a) Confusión:
Cuando se reúnen en una misma persona las calidades de acreedor y deudor de una
determinada obligación (p. ej.: una persona recibe por herencia la totalidad de los
bienes de quien era su acreedor).
b) Caducidad:
Es la pérdida de un derecho por su no ejercitación durante un cierto período. (vgr.:
caduca al año de la inscripción del nacimiento el derecho del marido a impugnar su
paternidad; Conf. arts. 258 y 259. Asimismo, caduca el derecho del asegurado a ser
indemnizado si no denuncia el siniestro a la aseguradora dentro de los tres días de
conocerlo; Conf. art. 46 Ley
17.418).
c) Imposibilidad:
Tiene lugar cuando por una causa sobreviviente al nacimiento de una relación
jurídica, a la que fueron ajenas las partes, los derechos y obligaciones generados no
resultan susceptibles de ser ejercitados (p. ej.: la muerte del artista hace imposible
que cumpla con la obligación pactada de pintar un cuadro).
Actos extintivos
a) Resolución:
Es la disolución de un acto jurídico en virtud de una causal sobreviviente, que opera la
extinción retroactiva de los efectos del mismo. Normalmente la facultad de resolver se
incluye en alguna cláusula del acto jurídico, permitiendo a alguna de las partes, por
ejemplo, dejar sin efecto el acto si la otra no cumple las obligaciones asumidas, o
bien, atribuyéndole a una de las partes la opción de disolver el acto mediante la
pérdida de la seña entregada.
b) Rescisión:
Importa privar de los efectos normales para lo futuro a un acto jurídico, en virtud de un
acuerdo de las partes o de la voluntad de una sola de ellas, habilitada a ese fin por la
ley o por una cláusula incluida en la convención.
c) Revocación:
Es la facultad que el orden jurídico reconoce al titular de un derecho, de retraer su
declaración de voluntad anteriormente expresada, con el fin de privar a un acto
jurídico de efectos para lo futuro. (p. ej.: se revoca una donación por ingratitud del
donatario; se revoca el mandato conferido a una persona para cumplir ciertos actos a
nombre y por cuenta de otra, denominada mandante).
2. Prescripción
Es el medio por el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del tiempo opera la
adquisición de un derecho o extingue la acción para hacer reconocer o declarar un
derecho ante la justicia.
Roberto Daniel Maru 84

Clases
a) Adquisitiva:
El poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de ella por la constitución
de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley (art. 3948).
b) Liberatoria:
El art. 3949 dice que "la prescripción liberatoria es una excepción para repeler la
acción por el solo hecho que el que la entabla ha dejado durante cierto tiempo de
intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere".
Suspensión e interrupción
La suspensión ocurre cuando, en virtud de una causa legal, se detiene el término de
la prescripción; el que empieza a correr nuevamente al concluir la mencionada causal.
El tiempo anterior y el posterior a la causa de suspensión se suman a los fines de
tener por cumplida la prescripción.
La interrupción, en cambio, borra el término cumplido antes de la causal.
Diferencias con la caducidad
a) La caducidad opera la extinción del derecho; la prescripción, en cambio, extingue la
acción.
b) La prescripción cumplida puede ser renunciada, la caducidad no.
c) La prescripción puede verse interrumpida o suspendida, no así la caducidad.

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