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0Derecho Civil I
Resúmen de Llambías
UNIDAD 1.
CONCEPTO DE DERECHO: Es el ordenamiento social justo; es el conjunto de
normas jurídicas que rigen la conducta de los habitantes; su fin es el bien común y la
justicia.
Es el conjunto de reglas que rigen la interferencia ínter subjetiva (relación entre
sujetos).
DERECHO OBJETIVO: Derecho en sentido objetivo, es el concepto de derecho en
general.
DERECHO SUBJETIVO: Es también llamado derecho de facultad; por que es la
facultad que el ordenamiento jurídico da a una persona para que esta pueda realizar
determinados actos; Ej. Del propietario de usar y disponer de la cosa, del acreedor
para ejecutar los bienes del deudor, la facultad de testar.
DERECHO Y MORAL: CONCEPTO Y DISTINCION.
MORALDERECHO1- La moral busca el bien individual a través de la vida virtuosa, a
través de principios morales básicos como : la lealtad, el respeto, la solidaridad.1- El
derecho busca el bien común; el bien de la comunidad.2- Las normas morales
establecen deberes de conducta no forzado, su violación trae aparejada la repulsa
social y el remordimiento del que la cumple.2- Las normas jurídicas establecen
deberes de conducta forzado, por que son obligatorias y quien las viole tiene una
sanción correspondiente. AMBAS FINALIDADES NO PUEDEN SEPARARSE POR
QUE EL HOMBRE TIENDE A TRASLADAR SUS VIRTUDES A LA COMUNIDAD
QUE HABITA.
DERECHO NATURAL Y DERECHO POSITIVO:
Ambos integran el concepto de derecho:
DERECHO NATURAL: Es el núcleo del ordenamiento social justo que conforme a la
naturaleza humana tiende a la instauración de la justicia en la sociedad.
DERECHO POSITIVO: Es la concertación del derecho natural, es la traducción del
derecho natural y su aceptación a las circunstancias sociales concretas de un
momento determinado. Por esta relación entre ambos se debe comprender el derecho
positivo como la interpretación del derecho natural influida por:
a) La condición del medio social.
b) Las posibilidades de la coacción.
c) Y la preocupación de consolidar el orden establecido.
DIVISION Y RAMAS DEL DERECHO POSITIVO: PUBLICO Y PRIVADO.
* El derecho positivo se divide en dos ramas:
PUBLICO: Seria un derecho de subordinación caracterizado por la desigualdad de los
dos términos de las relaciones jurídicas: Individuo (justicia distributiva).
PRIVADO: Seria un derecho de coordinación en el cual los sujetos están ubicados en
un plano de igualdad: (justicia conmutativa).
* Las divisiones del DERECHO PUBLICO son:
a) Derecho constitucional: organiza los poderes, atribuciones y deberes del Estado.
b) Derecho administrativo: organiza el funcionamiento de la administración publica.
c) Derecho penal: contiene la enumeración de las conductas que constituyen delitos y
prevé la sanción que corresponde a quienes los cometan.
d) Derecho internacional publico: rige las relaciones de los Estados extranjeros entre
si.
e) Derecho procesal: establece las reglas a que debe sujetarse el procedimiento ante
el poder judicial, previendo también las diferentes instancias a que puede accederse
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Las distintas teorías que fundamentan el abuso del derecho fueron clasificadas por
Llambías en 3 grupos:
1) CRITERIOS SUBJETIVOS:
a) Algunos argumentan que el abuso del derecho esta dado por la intención que tiene
el autor de perjudicar a otro.
b) Para otros y la mayor parte de la doctrina Francesa considera abuso abusivo al
ejercicio doloso de los derechos y también al ejercicio culpable de los derechos.
c) Y otra corriente afirma que hay abuso del derecho cuando el titular obra sin interés
legitimo.
2) CRITERIOS OBJETIVOS:
a) Algunos sostienen que el abuso del derecho consiste en el ejercicio normal o
contrario al destino económico o social del derecho subjetivo; (Llambías advierte que
esta posición exagera la función social del derecho sosteniendo que solo se conceden
a destino económico y social).
b) Para otros el acto abusivo es el contrario al objeto de la institución del respectivo
derecho, a su espíritu y a su finalidad.(Llambías comparte).
c) Para Borda el abuso se caracteriza por un ejercicio contrario a la moral y la buena
fe.
3- CRITERIO MIXTO:
a) Otros autores renuncian a delimitar el concepto de abuso del derecho dejando
librado a la apreciación judicial.
LEGISLACION COMPARADA:
Según Llambías hay 3 grupos:
a) Piases que la reprueban y no la definen: Ej. El código Suizo en su art. 2 : "cada uno
esta obligado a ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones según las reglas de la
buena fe, el abuso manifiesto de un derecho no esta protegido por la ley". (código
Peruano y Turco también).
b) Piases que lo aprueban y definen: Ej. El código Soviético; Líbano; Venezuela. Este
ultimo dice: debe igualmente reparar quien haya causado un daño a otro, excediendo
en el ejercicio de su derecho los limites fijados por la buena fe o por el objeto en vista
del cual le ha sido conferido ese derecho.
c) Piases que no lo formulan ni lo definen: Ej. El código Alemán, Chino, Uruguayo,
Brasil, Mexicano. Este ultimo dice: cuando al ejercitar un derecho se causa daño a
otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho solo se ejercito a
fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.
SOLUCION DEL ARTICULO 1071 DEL C.P. ANTES Y DESPUES DE LA REFORMA
DE LA LEY 17.711 : (ARGENTINA).
El articulo 1071 del C.C. en su originaria redacción , expresaba: "El ejercicio de un
derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como
ilícito ningún acto".
Si bien el código carecía del principio general (Abuso del derecho), el abuso podía
inducirse de las diferentes aplicaciones incluidas en su articulado.
Con la ley 17.711:
Para determinar cuando hay abuso del derecho la ley establece una doble directiva:
1- De carácter especifico, relacionada con la índole del derecho que se ejerce (.... al
que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos...).
2- Establece la necesaria subordinación del orden jurídico al orden moral (... o al que
exceda los limites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres....).Consagra el criterio objetivo en cuanto a la primera, subjetivo y mixto
en cuanto a la segunda.
JURISPRUDENCIA:
Nuestros tribunales fueron aceptando en diversos fallos el abuso del derecho.
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Sentencias:
a) En 1926 (Rosario), embargo indebido de bienes.
b) En 1928 cámara civil primera de capital federal: invasión de fundo y posterior
demolición.
c) En 1933 cámara de apelaciones de Rosario (sobre quiebra de deudor / negligencia
del acreedor).
d) En 1953 sobre el locatario solicita indemnización y posee otra vivienda, (Bahía
blanca).
EL CODIGO CIVIL ARGENTINO: ANTECEDENTES, REFORMA Y METODOLOGIA:
En 1869 por ley Nacional 340, se establece como ley en la República Argentina el
Código Civil; redactado por Vélez Sarfield, con vigencia a partir de 1871.
En 1864 Mitre designa a Vélez Sarfield para la redacción del código civil.
Hasta la redacción del código civil , legislación española, (nueva recopilación de
1567).
A partir de 1816 , legislación patria (conjunto de leyes Nacionales y provinciales).
Constitución; 1853 dispone la unificación del derecho civil en un código.
En 1963 , ley 36 comisiones encargadas de redactar proyectos de los código civil,
penal, de minería, y ordenanzas del ejercito.
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UNIDAD 2.
DERECHOS PERSONALISIMOS:
CONCEPTO: Los derechos personalísimos son los derechos innatos del hombre cuya
privación aniquilaría su personalidad. Estos derechos son: derecho a la vida, a la
salud, a la libertad, al honor, a la intimidad.
NATURALEZA JURIDICA: Para algunos autores no constituyen derechos subjetivos
sino que importan presupuestos jurídicos de la personalidad. Para la opinión
predominante se trata de verdaderos derechos subjetivos.
CARACTERES:
a) Innatos: corresponden al titular desde el origen de este; en nuestro sistema jurídico
el nasciturus, persona por nacer o nonato desde el momento de la concepción ya
tiene esos derechos.
b) Vitalicios: acompañan al ser humano toda su vida.
c) Inalienables: por que están fuera del comercio.
d) Imprescindibles: no son alcanzados por efecto del tiempo, no influye en su pérdida.
e) Absolutos: se ejercen erga omnes por que no se tienen contra alguien en particular
sino contra quienes los vulnere.
f) Privados: por que dependen de cada sujeto.
EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS:
Dentro de este derecho esta comprendido el derecho a la vida; la protección de la
integridad física se realiza de varias maneras, Ej. Cuando se sanciona el delito de
lesiones comprensivo de todo daño en el cuerpo o en la salud del otro; desde este
punto de vista los tribunales han considerado que la salud e integridad física tiene un
valor estimable en $.
Con respecto a la integridad corporal se requiere de la conformidad del paciente, o de
parientes para por Ej. Una operación, una extracción de sangre, vacunación,
intervención quirúrgica.
En nuestra legislación se es persona desde el momento de la concepción, el aborto
no es factible por este concepto.
En cuanto a la eutanasia, esta puede ser:
a) Activa: cuando se provoca la muerte por medio de drogas.
b) Pasiva: cuando no se suministran medios externos para mantener viva la persona.
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constituciones provinciales; las leyes dictadas por el congreso nacional y por las
legislaturas provinciales, si estatuyen normas generales, los decretos reglamentarios
del poder ejecutivo; las ordenanzas municipales de carácter general, los edictos de
policía, los reglamentos de la corte suprema y acordadas de las cámaras de
apelaciones , cuando establecen normas de carácter general.
LEY EN SENTIDO FORMAL: Reciben un numero que las identifica, según su
contenido serán al propio tiempo, o no, leyes en sentido formal. Revisten el doble
carácter las expresiones del poder legislativo, nacional o provincial, que sientan
normas generales. Por el contrario, si esas expresiones se refieren a asuntos
concretos de gobierno, como el presupuesto de la administración publica, o el
otorgamiento de una pensión, solo serán leyes en sentido formal, pero no en sentido
material por que no estatuyen norma jurídica alguna.
SU IMPORTANCIA COMO FUENTE DEL DERECHO:
En nuestro tiempo la ley constituye la fuente del derecho mas importante. En los
ordenamientos jurídicos primitivos, la ley cedía en importancia a la costumbre; pero
cada vez mas quedaron sujetas al dictado de leyes que imponía la autoridad publica.
Llego a pensarse en la escuela de exégesis, que la ley agotaba el derecho, o sea que
la ley era la única fuente o medio de expresión del derecho.
Para una buena parte del pensamiento jurídico contemporáneo, la ley es la principal y
mas importante de las fuentes del derecho, pero no excluye la existencia de otras
fuentes con virtualidad bastante para provocar situaciones excepcionales hasta la
caducidad de la misma ley. Es lo que ocurre con la costumbre y la equidad.
CLASIFICACION DE LAS LEYES: IMPERATIVAS Y SUPLETORIAS: EJEMPLOS:
1- SEGÚN EL ALCANCE DE LA IMPERATIVIDAD DE LA LEY:
Imperativas: Son aquellas que prevalecen sobre cualquier acuerdo diverso de los
particulares sometidos a ellos. Su contenido se aprecia que es de orden publico y el
comportamiento se impone, no obstante, el deseo de alguien de quedar sujeto a una
regulación diferente.
Así no se decretara el divorcio sino por las causales admitidas por la ley, aun cuando
los esposos concordaran en separarse legalmente por otros motivos. Las leyes
imperativas reinan en el sector autoritario del derecho: capacidad de las personas,
familia, derechos reales. Etc.
Supletorias: Son también llamadas interpretativas, son las que las partes pueden
modificar sustituyendo su régimen por el convencional que hubiesen acordado. Solo
rigen en caso de ausencia de voluntad de los particulares. Son en materia de
obligaciones y contratos muy numerosas, que ha sido primordialmente confiada al
libre juego de la iniciativa particular.
EL CARÁCTER IMPERATIVO O SUPLETORIO DE LA LEY DEPENDE DE LA
DETERMINACION DEL PROPIO LEGISLADOR. CUANDO ESTE NADA HA
DECLARADO , EL INTERPRETE DEBE DECIDIR EL PUNTO ATENDIENDO A LA
FINALIDAD DE LA NORMA.
OTRAS CLASIFICACIONES:
2- SEGÚN LA SANCION:
Leyes imperfectas: O carentes de sanción expresa, que no serian verdaderas normas
de derecho positivo, por esa ausencia de sanción, sino mas bien exhortaciones
legislativas tendientes a encauzar en cierto sentido la conducta de los hombres.
Leyes perfectas: Son aquellas cuya sanción escriba en la nulidad de lo abrado en
infracción de lo que aquellas ordenan o prohiben. Ej. La venta de una cosa fuera del
comercio.
Leyes menos que perfectas: Son aquellas cuya infracción no es sancionada por la
nulidad de lo obrado sino con otra consecuencia. Tal la que sanciona el dolo
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incidental con el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por la víctima del
engaño, sin afectar la validez del acto celebrado.
Leyes mas que perfectas: Son aquellas cuya violación no solo determina la nulidad
del acto celebrado, sino que dan lugar a la aplicación de otras sanciones adicionales.
3- SEGÚN EL SENTIDO DE SU DISPOSICION:
Prohibitivas: Son las que prescriben un comportamiento negativo, vedan la realización
de algo que se podría efectuar si no mediase la prohibición legal. Esta clase de leyes
pueden o no haber previsto determinada sanción para el caso de contravención. Si la
ley hubiera contemplado cierta sanción la infracción dará lugar a la aplicación de
dicha sanción. Si nada se hubiese previsto, entonces se corresponderá hacer
funcionar la sanción de nulidad de acuerdo a lo prescrito en el art. 18 del C.C: Los
actos prohibidos por las leyes no tienen valor si la ley no designa otro efecto para el
caso de contravención.
Dispositivas: Son las que prescriben un comportamiento positivo, o sea que imponen
que se haga algo determinado. En principio la sanción de nulidad no será apropiada
para el supuesto de contravención. Si se trata de omisión de requisitos impuestos por
la ley para la celebración de ciertos actos jurídicos; esa infracción podrá dar lugar a la
nulidad del acto obrado con esa falla; si es que la sanción de invalidez esta prevista.
Ej. Firma de las partes en las escrituras publicas.
PROCESO DE FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES: PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES.
Este proceso esta determinado en la Constitución. En el orden nacional las leyes
pueden originarse en cualquiera de las dos cámaras; por iniciativa de un diputado o
senador, o del poder ejecutivo y requiere el voto de ambos cuerpos legislativos.
En el proceso de formación cabe distinguir 3 momentos:
a) LA SANCION: Es el acto por el cual el poder legislativo crea la regla legal.
b) LA PROMULGACION: Acto por el cual el poder ejecutivo dispone el cumplimiento
de la ley. Puede ser expresa: (si el poder ejecutivo dicta un decreto), o tácita: (si
comunicada la sanción el poder ejecutivo no devuelve observando el proyecto dentro
de los 10 idas hábiles).
c) LA PUBLICACION: Es el hecho por el cual la ley llega al conocimiento del publico.
Se publica por la inserción del texto legal en el boletín oficial o en periódicos no
oficiales. La publicación es un elemento de la norma por que no puede entrar en vigor
si no es conocida por el pueblo. Por eso el art. 2 del código civil: Las leyes no son
obligatorias sino después de su publicación.
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY: REQUISITOS DE PUBLICACION.
Efectuada su publicación, entra en vigor a partir de la fecha que determine el texto el
art. 2 del C.C: Las leyes no son obligatorias sino... y desde el día que ellas determinen
(reformado y por la ley 16.504), luego de la reforma: "si no designan tiempo, serán
obligadas después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial".
EFECTOS DE LA LEY EN RELACION AL TIEMPO: EL PRINCIPIO DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN EL CODIGO.
Art. 3 del C.C. dice: A partir de su entrada en vigor, las leyes se aplicaran aun a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene efecto
retroactivo, sean o no de orden publico, salvo disposición en contrario. La
retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar dichos derechos
amparados por garantías constitucionales.
Por lo tanto el legislador es dueño de sujetar a un cierto comportamiento la conducta
presente de los hombres y prever una cierta sujeción futura de la misma. No es dueño
de cambiar lo pasado, que ocurrió de conformidad al régimen legal, ni de declarar que
lo que fue ajustado a derecho en su tiempo, no es legitima por que tal declaración
seria absurda.
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alineación, sordomudez, ausencia, matrimonio, etc., queda sujeto a la ley del domicilio
de la persona. No importa que la persona sea argentina o de otra nacionalidad por
que lo que define la cuestión es el lugar de su domicilio.
2- Atributos de la persona: Los demás atributos de las personas , era de la capacidad,
se rigen también por la ley de su domicilio. Este principio no este establecido en
nuestro código, para obtener nuevas aplicaciones con relación a otros atributos de la
persona: se denomina construcción jurídica. En consecuencia, los efectos jurídicos
que corresponden al Estado (matrimonio, afiliación, patria potestad, alimentos; entre
otros). Son cuestiones regidas por la ley de domicilio de la persona de que se trata
(nombre, patrimonio y su divisibilidad ), el patrimonio es un atributo de la persona y
por lo tanto se rige por la ley del domicilio del titular, cuando se produce el
fallecimiento de este se plantea la cuestión de saber a quien se adjudica el patrimonio
y cual es la ley que hará la adjudicación. Esto significa que el punto queda sujeto a la
ley de domicilio del causante, sin atender a la nacionalidad de este o a la de sus
herederos.
3- Cosas inmuebles: Las relaciones jurídicas que tienen por objeto cosas inmuebles
se rigen por la ley del lugar donde las cosas están citadas. Este principio esta en el
art. 10 del C.C.
4- Cosas muebles: El codificador establece un régimen general independientemente
de que las cosas muebles estén en el país o en el extranjero. Así dice el art. 11 del
C.C. la ley distingue las cosas muebles de situación permanente (como las acciones
depositadas en un banco, se rigen como las cosas inmuebles por la ley del lugar
donde están situadas), y las que carecen de esa situación (se rigen por la ley del
domicilio del propietario, cualquiera fuere el lugar donde se encontrara el dueño o las
mismas cosas).
5- Formas del acto: Nuestro código civil acepta el principio indiscutido del derecho
internacional privado según el cual la forma de los actos jurídicos queda sujeta a las
prescripciones del lugar donde se realizan, solo alude a la forma del acto pero no a su
contenido, el precepto se refiere solo a los contratos, el mismo principio rige para toda
clase de actos jurídicos. Los actos procesales están sujetos a la ley del tribunal que
los cumple.
6- Sustancia del acto: En cuanto a la sustancia el código no acepta la
extraterritorialidad de la ley (art. 949), pero el principio expresado aparece modificado
respecto de los contratos, para los cuales se vuelve a la extraterritorialidad de la ley.
En materia de derecho internacional privado el codificador distingue 3 clases de
contratos:
a) Los celebrados en el extranjero, para tener aplicación fuera de nuestro país, se
rigen por la ley del lugar de celebración.
b) Los celebrados en el país, se rigen por la ley del lugar de su ejecución.
c) Los celebrados en el extranjero para ser ejecutados en nuestro país, se rigen por
nuestro código.
TERMINO DE VIGENCIA DE UNA LEY: DEROGACION EXPRESA Y TACITA.
Al principio las leyes se sancionan para regir indefinidamente pero el cambio de
circunstancias puede hacer conveniente la derogación total o parcial, la deroga el
propio poder que la origino que puede citar una nueva ley para que cese la anterior.
La derogación puede ser :
Expresa: Cuando una nueva ley dispone explícitamente el cese de la ley anterior, (art.
22 del C.C.), Esta disposición determino en el ámbito del derecho civil la abrogación
de todo el derecho español, leyes provinciales, nacionales dictadas en 1810 y las
costumbres vigentes hasta la sanción del C.C.
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Tácita: Cuando resulta de la incompatibilidad entre la ley nueva y la ley anterior, debe
ser absoluta. La derogación de un principio legal importa la derogación tácita de las
consecuencias del mismo aunque nada se diga de ellas.
INTERPRETACION DEL DERECHO:
CONCEPTO E IMPORTANCIA:
Interpretar la ley es dar sentido a sus normas, desentrañar su significado, con vistas a
su aplicación al caso concreto.
DISTINTOS SUPUESTOS DE INTERPRETACION:
Desde el punto de vista de quien lleva a cabo la interpretación, se distinguen 3
especies:
a) LEGISLATIVA: El legislador, a través de una nueva norma, determina cual es el
alcance que debe darse a las disposiciones contenidas en una ley anterior. Se la ha
denominado "interpretación autentica", por provenir del mismo órgano que dicto la
norma que se interpreta.
b) JUDICIAL: Los jueces, con vistas a la aplicación de la ley al caso concreto a
decidir, deben interpretar las normas. Así , por ejemplo, el art. 45 del código procesal
civil y comercial de la nación prevé que, cuando se declare maliciosa o temeraria la
conducta asumida en el pleito por quien resultare perdidoso, el juez podrá aplicar una
multa a la parte vencida o a su letrado o a ambos. La norma no dice que casos serán
considerados como actuación temeraria o maliciosa, correspondiendo al juez
determinar si la conducta en el caso concreto merece una calificación o no.
c) DOCTRINARIA: Los estudiosos del derecho, en sus obras, exponen la que, a su
juicio, debiera ser la interpretación correcta de cierta norma. Los jueces al sentenciar
sostienen sus posturas en las opiniones de tales autores y, de ese modo, la
interpretación hecha por la doctrina cobra virtualidad.
METODOS.
a) INTERPRETACION GRAMATICAL: Atiende al significado de las palabras utilizadas
en la redacción de la norma. Al prescindir del contexto en que la norma en cuestión se
encuentra, puede arribar a soluciones equivocadas y contrarias a la intención del
legislador. Es el método mas antiguo.
b) ESCUELA DE LA EXEGESIS: La palabra exégesis, derivada del griego, significa;
exponer, guiar, explicar, interpretar y estaba reservada a la labor a cumplir respecto
de los libros de la sagrada escritura. La escuela de la exégesis que reunió a los
principales juristas franceses del siglo XIX, pregono que no podía existir incertidumbre
para el interprete, por que el propio derecho escrito ofrece las soluciones a toda
posible duda. Producto de la codificación francesa, esta corriente creyó ver en la ley
un sistema autosuficiente.
c) ESCUELA HISTÓRICA: Con su máximo exponente, Savigny, afirmo que la ley es
un producto de la época y de la sociedad que la recepta. Es el espíritu del pueblo la
fuente de la que emana la norma; por lo tanto, el interprete debe tomar en cuenta el
momento en que la ley fue dictada y que objetivos se consiguieron con su vigencia.
d) ESCUELA CIENTIFICA: Distingue entre fuentes reales y fuentes formales del
derecho. Las primeras, que dan la sustancia a las reglas jurídicas, son la experiencia
y la razón. Las formales, que delimitan aquella sustancia o materia jurídica (le dan
forma), son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Sin fuentes reales, las
formales se diluyen, pierden significado.
e) ESCUELA DE DERECHO LIBRE: Destaca la emancipación del juez respecto del
derecho escrito, de tal modo que puede apartarse de el cuando la solución que se
derive de la norma resulte contraria a su concepto de justicia.
LA INTERPRETACION SEGÚN NUESTRO CODIGO: Art. 16 "Si una cuestión civil no
puede resolverse, ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se entenderá a los
principios de leyes análogas; y si aun la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los
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escrita. Solo cuando las relaciones sociales adquieren cierta complejidad aparece la
necesidad de fijar la norma jurídica en un texto escrito.
ESPECIES DE COSTUMBRES:
Hay 3:
1- COSTUMBRE SECUNDUM LEGEM: Es la norma consuetudinaria que deriva su
vigencia de una disposición de la ley; la que prevé el art. 17 del C.C, luego modificado
por la ley: 17.711: "Los usos y costumbres crean derecho solo cuando las leyes se
refieran a ellos".
De este tipo son las costumbres del :
Art. 950: sujeta formas del acto al régimen de las leyes y usos del lugar.
Art. 1424: plazo del uso del país para hacer efectivo el precio de la cosa comprada.
Art. 1427: termino de uso para recibir la cosa vendida.
Art. 1504: uso que puede destinarse la cosa alquilada por la costumbre del lugar.
Art. 1556: obliga al pago del alquiler en los plazos fijados.
Art. 1627: en la locación de servicios rige el precio de costumbre.
Art. 1632: remite a la costumbre del lugar para establecer el modo del trabajo.
Art. 2268: fija el destino de la cosa dada por la costumbre del país.
Art. 2631: determina la extensión de las servidumbres según el uso local.
2- COSTUMBRE PRAETER LEGEM: Es la norma consuetudinaria que rige una
situación no prevista por la ley. Según nuestro punto de vista la concepción hermética
que postula la plenitud del ordenamiento legal para resolver cualquier controversia por
aplicación de los principios generales o particulares del mismo ordenamiento, se
resiente de un exagerado racionalismo. La vigencia de esta costumbre resulta de
considerar que ella ha constituido una norma particular que ha venido a sustraer los
hechos ha que se refiere de la aplicabilidad de los principios generales de la ley. No
creemos que pueda arguirse contra la vigencia de la costumbre praeter legem con lo
dispuesto en el art. 19 de la C.N. en el sentido de que "nadie esta obligado a hacer lo
que la ley no mande", por que consideramos que la voz "ley", esta aquí tomada en la
significación de derecho que esta también integrada por las normas consuetudinarias.
La jurisprudencia ha admitido la vigencia de la costumbre praeter legem de diversos
supuestos de vacíos de la legislación tales como el nombre de las personas y
especialmente de la mujer casada, en materia de sepulcros y de servicio domestico.
3- COSTUMBRE CONTRA LEGEM: Es la constituida en contradicción con la ley, sin
que corresponda distinguir entre consuetudo, abrogatoria y desuetudo pues; como
dice Geny: en ambos casos hay desuso de la ley. El pensamiento jurídico racionalista
no reconocía valor a la costumbre formada en desmedro de la ley. La mayoría de los
autores niegan vigencia a la costumbre y con mayor razón a la abrogación de la ley
por causa de ella. "Nuestra opinión": El predominio teórico de la ley sobre la
costumbre no es asunto que pueda decidirse por fuerza de las circunstancias
históricas y sociales. Tales circunstancias pueden constituir un obstáculo para la
constitución de la costumbre. No es posible aceptar la ficción de un imperio de la ley
que de hecho no impera cuando los sujetos a su obediencia no se sientan obligados
en conciencia y respetarla. La jurisprudencia, entre nosotros, no ha aceptado la
virtualidad jurídica de la costumbre contra legem salvo en materia de remates.
ARTICULO 17 Y SU REFORMA POR LA LEY 17.711:
El art. 17 antes de la reforma: "Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte,
sino por otras leyes, el uso y la costumbre o practica no pueden crear derechos, sino
cuando las leyes se refieran a ellos".
La ley 17.711 ha ratificado la doctrina expuesta sobre la vigencia de la costumbre
praeter legem al establecer en el nuevo art. 17 del C.C. que: "Los usos y costumbres
no pueden crear derechos sino en situaciones no regladas legalmente".
PRUEBA DE LA COSTUMBRE:
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OTRAS FUENTES DEL DERECHO: Derecho natural: el derecho, debe ser conforme
a justicia y al derecho natural, también el juez puede encontrar una solución de un
caso en los grandes principios de aquel.
UNIDAD II
PERSONA.
CONCEPTO: El art. 30 del C.C. dice: "Son personas todos los entes susceptibles de
adquirir derechos y contraer obligaciones", entonces, es la capacidad lo que
determina la calificación de persona.
ESPECIES:
Art. 31: Las personas son de una existencia ideal (o persona jurídica), y de una
existencia visible (o persona física)
Personas de existencia visible o persona física: Es el ser humano; el art. 51 dice: son
todos los entes que presentes signos característicos de humanidad, sin distinción de
cualidades o accidentes, son personas de existencia visible. Sin duda, si hay algo que
no requiere definición es el propio ser humano, en el articulo aludido sobre la
existencia de monstruos o prodigios que pudieran nacer de la mujer.
La terminología "persona de existencia visible", es inventada por Freitas, por lo
general tiene otras denominaciones: personas físicas; individuales; humanas o
naturales.
Personas de existencia ideal o persona jurídica: Son instituciones o entidades; el
derecho también considera sujetos de derecho a personas morales o colectivas, las
llamadas "personas jurídicas".
Si el ordenamiento jurídico reconoce en el ser humano el carácter de persona para la
obtención de fines vitales, debe igualmente reconocer el carácter en substratos
compuestos por mas de un individuo humano. Lo mas importante es anotar como la
personalidad no es una creación del legislador, sino el mero reconocimiento de un
sustrajo humano provisto por la misma naturaleza de las cosas y apto para la vida
jurídica.
PERSONA POR NACER:
COMIENZO DE LA PERSONALIDAD: El art. 70 del C.C. dice: "Desde la concepción
en el seno materno comienza la existencia de las personas", El art. 63 del C.C. dice:
"Son personas por nacer, las que no habiendo nacido están concebidas en el seno
materno".
Vélez adapta el derecho a la realidad biológica, por que desde que ha comenzado a
existir el nuevo ser, por la fecundación en el seno materno del óvulo, es innegable que
se esta en presencia de un individuo de la especie humana que existe antes del
nacimiento ya que este hecho solo cambia, substancialmente, el medio en el que se
desarrolla la vida del nuevo ser.
Esto explica por que se castiga el aborto premeditado como un delito incriminado por
el art. 85 del C.P., y por que en los países en que existe la pena de muerte se
suspende la ejecución de las mujeres embarazadas hasta después del
alumbramiento. (Freitas).
POSICION DE LA DOCTRINA: La doctrina Nacional ha aprobado el punto de vista de
Freitas y no ha variado la postura después de la critica de Orgaz (discrimina entre
vida humana y persona humana); no hay manera de aceptar la discriminación por que
no hay otro modo de ser hombre sino invistiendo el carácter de persona humana que
nos comunica la infusión del alma (Santo Tomas), no se duda de la existencia del
alma desde el nacimiento del ser humano, si bien ella requiere un cierto crecimiento
físico del ser para sus operaciones espirituales.
Desde el punto de vista jurídico se ha observado que cuando hay alguien en cuyo
favor puede invocarse el amparo de la justicia, ese alguien es una persona.
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Nuestro código en el art. 72 dice: "Tampoco importara que los nacidos con vida
tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer por un vicio
orgánico interno, o por nacer antes de tiempo".
Se argumenta con el respeto por la personalidad humana: basta que la criatura haya
tenido aunque por instantes el soplo de la vida para que el derecho no pueda tenerla
como inexistente, puesto que existió.
PARTO PLURAL: La ley no efectúa distinción alguna, considerándolos a todos de la
misma edad y con iguales derechos provenientes del nacimiento. Así lo determina el
art. 88; "Si nace mas de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son considerados
de igual edad y con iguales derechos para los casos de institución o sustitución a los
hijos mayores".
UNIDAD 6, 7, 8 y 9.
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD.
¿QUÉ SON LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD?.
Son determinadas cualidades inherentes al ente persona (física o jurídica), y que
hacen a su esencia. Son: el nombre, la capacidad, el domicilio, y el patrimonio; y
tratándose de personas físicas se agrega el estado que es el lugar que estas
personas ocupan en la sociedad, y principalmente en la familia.
CARACTERES:
1- NECESARIOS: No se concibe una persona que pueda carecer de ellos.
2- UNICOS: En el sentido de que nadie puede tener sino un solo atributo de igual
especie.
3- INALIENABLES.
4- NO CADUCAN CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO.
CAPACIDAD:
CONCEPTO: Aptitud de la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones.
ESPECIES DE CAPACIDAD: Hay 2:
a) Capacidad de derecho: Es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas.
También se la denomina capacidad de goce.
b) Capacidad de hecho: Es la posibilidad de la persona de ejercer por si sus derechos
y cumplir las correlativas obligaciones que esas relaciones jurídicas suponen.
También se la denomina capacidad de ejercicio.
La capacidad es la mas importante de los atributos de la personalidad; existen;
entonces incapacidades de derecho y de hecho, es decir, existen personas que, por
determinadas características o calidades que poseen, no pueden ser titulares de
determinadas relaciones jurídicas y existen otras que por su situación de falta de
madurez o de salud mental, son incapaces de ejercitar por si un determinado derecho,
debiendo valerse de un representante legal.
INCAPACIDAD DE DERECHO:
FUNDAMENTO: La ley establece las incapacidades de derecho sustentándose en
razones de orden moral, que aconsejan, por ejemplo, impedir a ciertas personas
celebrar contratos con otras o respecto de bienes determinados.
CARACTERES: Las incapacidades de derecho son excepcionales y de interpretación
restrictiva; es decir, que no pueden extenderse a otras situaciones no previstas, por
vía de analogía. Siempre son relativas, es decir; para casos especialmente previstos,
dado que admitir incapaces de derecho absolutos supondría la negación de la
persona como tal, que justamente se define por la capacidad.
DISTINTOS CASOS:
1- Incapacidades para contratar: El art. 1160 dice que no pueden contratar las
personas que están excluidos de poderlo hacer con personas determinadas o
respecto de personas especiales, ni aquellos a los que les fuese prohibido en las
disposiciones relativas a cada uno de los contratos. No pueden contratar: los
Roberto Daniel Maru 24
cónyuges entre si; los padres con hijos sometidos a su patria potestad; los tutores con
sus pupilos; entre otros.
2- Incapacidades para recibir los bienes por sucesión testamentaria: Son incapaces
de suceder y de recibir legados los confesores del testador en su ultima enfermedad o
los parientes de tales confesores dentro del cuarto grado de consanguinidad, salvo
que, a su vez, fueren parientes del testador, existiendo la misma incapacidad respecto
del ministro protestante que asiste al testador en su ultima enfermedad. (art. 3739 y
3740).
INCAPACIDAD DE HECHO:
FUNDAMENTO: Son establecidas por la ley para preservar o defender los intereses
de personas que, por su falta de madurez o de salud mental o de libertad, no se
encuentran en condiciones de ejercer por si los derechos o de cumplir las
obligaciones a su cargo, derivas de las relaciones jurídicas.
CARACTERES: Las incapacidades de hecho se sustentan en ciertas particularidades
de la persona que impiden que pueda ejercitar por si sus derechos y obligaciones.
Esas incapacidades son susceptibles de ser suplidas a través de la representación de
la persona de que se trate. Por ultimo, pueden ser absolutas o relativas.
DISTINTOS CASOS: ENUMERACION:
De acuerdo al art. 54, tienen incapacidad de hecho absoluta:
a) Las personas por nacer.
b) Los menos impúberes (que no tuvieren 14 años cumplidos).
c) Los dementes.
d) Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito.
De acuerdo al art. 55, tienen incapacidad de hecho relativa:
a) Los menores adultos (con 14 años cumplidos, que aun no hubieren cumplido los
21).
También existen incapacidades de hecho derivadas de la inhabilitación judicial de
personas que, por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a
otorgar actos perjudiciales para si; o de personas disminuidas en sus facultades
mentales sin llegar al estado de demencia; o de personas que por su prodigalidad en
actos de administración y disposición de bienes expusiesen a su familia a la zozobra
patrimonial; o de personas condenadas a pena de reclusión o prisión por tres o mas
años.
LOS MENORES.
CONCEPTO: Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de 18
años. Son menores impúberes los que aun no tuvieren la edad de 14 años; y menores
adultos los que tuvieren 14 años cumplidos y aun no hubieren cumplido los 18 años.
CLASES:
MENORES IMPUBERES: Son incapaces de hecho absolutos; y por ello no pueden
ejercitar por si ningún acto jurídico; la realidad marca que los niños a diario celebran
contratos de transporte, al viajar en el transporte urbano; compran bienes muebles en
almacenes, supermercados, quioscos, etc. También prestan tareas en
establecimientos comerciales explotados por sus familias. En todos los casos
señalados, al margen de cualquier regulación legal.
Hay también algunos casos en que se asigna capacidad a los menores impúberes en
supuestos puntuales: el art. 2392 admite que desde los 10 años cumplidos puedan
adquirir la posesión de las cosas; la ley 14.394, en su art. 14, prevé la posibilidad de
contraer matrimonio por la mujer menor de 14 años cuando hubiere concebido de
aquel con quien pretende casarse.
MENORES ADULTOS: Son incapaces de hecho relativos; la regla, durante la
minoridad de las personas, es la incapacidad. Ello así, los menores adultos son
habilitados para ejercer determinados actos.
Roberto Daniel Maru 25
a) Pueden contraer matrimonio las mujeres a los 16 años y los varones a los 18, con
autorización de los padres; si los menores no alcanzaren a esas edades podrán
contraer matrimonio con dispensa judicial.
b) Pueden celebrar contratos de trabajo, con autorización de los padres, desde los 16
años y trabajar desde los 14 años cuando no vivieren con los padres y les fuere de
toda necesidad.
c) Pueden ejercer el comercio, desde los 18 años, a través de autorización expresa de
los padres, inscripta ante el registro publico de comercio o mediante la autorización
tácita, que supone prestar tareas asociados al comercio paterno.
d) Pueden ingresar a las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad o a comunidades
religiosas, con autorización de los padres.
e) Pueden celebrar libremente contrato de trabajo desde los 18 años y ejercer por
cuenta propia la profesión para la cual hubieren obtenido titulo habilitante, aun antes
de esa edad. En ambos casos, el menor podrá administrar y disponer libremente de
los bienes que adquiriere con el producto de su trabajo, y estar en juicio civil o penal
por acciones vinculadas a ellos.
CESACION DE LA INCAPACIDAD DE LOS MENORES: Se produce cuando se
alcanza la mayoría de edad a los 18 años o, antes de ese momento, con la
emancipación civil.
LA MAYORIA DE EDAD: El art. 129 dice que la mayoría de edad habilita, desde el ida
que comenzare, para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, sin depender de
formalidad alguna o autorización de los padres, tutores o jueces.
LA EMANCIPACION CIVIL: Existen 2 formas:
1- POR MATRIMONIO: Los menores que contrajeran matrimonio debidamente
autorizados se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas
en el art. 134, esto es, no podrán, ni con autorización judicial, hasta la mayoría de
edad: aprobar las cuentas que les presentaran sus tutores, hacer donación de bienes
que hubieren recibido a titulo gratuito, ni otorgar fianza respecto de obligaciones
contraídas por terceros. Si se hubieran casado sin autorización, las limitaciones se
amplían, por que para tal supuesto el art. 131 expresa que los menores no tendrán
hasta los 21 años, la administración y disposición de bienes recibidos o que recibieren
a titulo gratuito, continuando respecto de ellos el régimen legal vigente de los menores
(dichos bienes serán administrados y usufructuados por los padres). El art. 133
declara que la emancipación por matrimonio es irrevocable y produce el efecto de
habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, con las limitaciones de los
art. 134 y 135, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad, tengan o no hijos.
No obstante ello, la nueva aptitud nupcial (posibilidad de casarse nuevamente), se
adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad. En el supuesto de que se declare la
nulidad del matrimonio, la emancipación será de ningún efecto desde el día en que la
sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada (cuando la resolución judicial
se encuentra firme por haber sido consentida por las partes o por no caber ya a su
respecto recurso alguno). Aunque si alguno de los cónyuges hubiere resultado de
buena fe (ignorante de las causales que tornaban nulo al matrimonio), subsistirá la
emancipación a su respecto. (art. 132).
2- POR HABILITACION DE EDAD: Los menores que hubieren cumplido los 18 años
podrán emanciparse por habilitación de edad, con su consentimiento, y mediante
decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. Si los menores se
encontraren sometidos a tutela, los tutores o los propios menores podrán pedir la
habilitación al juez. En este caso, la misma se conferirá, previa información sumaria
orientada a meritar la aptitud del menor. La habilitación por los padres se otorgara por
instrumento publico, que deberá inscribirse en el registro del estado civil y capacidad
de las personas. Si se tratare, en cambio, de la habilitación conferida por el juez,
Roberto Daniel Maru 26
notoria e indudable, el juez mandara inmediatamente recaudar los bienes del demente
denunciado, y entregarlos, bajo inventario, a un curador provisorio para que los
administre, distinto del curador "ad litem"(art. 148).
Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor
ejercerán las funciones de curador provisorio (art. 149).
El C.P.C.C. de la nación, en su art. 642 dice que la denuncia deberá acompañarse del
certificado de 2 médicos, referido al estado de salud y grado de peligrosidad del
presunto insano.
Si el presunto demente representara peligro para si o respecto de terceras personas,
el juez actuante podrá disponer su internación en un establecimiento publico o privado
(art. 629 del Cod. De provincia). Tanto en este caso, como en el supuesto que el
presunto insano ya hubiere sido internado como medida preventiva antes de llegar las
actuaciones al juez, este deberá arbitrar los medios para verificar las particularidades
del régimen de internación, pudiendo hacerlo por si o recurriendo a instrucciones al
curador provisorio o al representante del ministerio de menores.
La principal prueba en el juicio de insania es el dictamen pericial de tres médicos
psiquiatras (art. 626 C. Prov.), que debe calificar la enfermedad dentro de la
clasificación científica correspondiente (art. 143).
Son parte en el juicio de insania el denunciante previsto en el art. 144, el presunto
insano, el curador "ad litem"(salvo en el caso - como vimos - se designara a sus
padres o tutor; a los demás casos, la designación recaerá en personas extrañas a la
familia, ya sea un abogado de la matricula, o un integrante de la curaduría de
incapaces) y el representante del ministerio de menores (asesor de menores,
defensor de incapaces).
SENTENCIA DEL JUICIO DE INSANIA.
La declaración de demencia determina la interdicción civil del insano, siendo de
ningún valor los actos posteriores de administración y disposición de bienes que el
incapaz celebrare, designándose un curador para el cuidado de su persona y bienes
(art. 468, 475).
Para exponer los efectos de la sentencia es necesario distinguir entre actos
celebrados por el insano antes y después de la declaración de demencia.
a) Actos anteriores: Estos actos son, en principio, validos, aunque podrán ser
anulados si la causa de la interdicción declarada por el juez existía públicamente a la
época en que los actos fuero ejecutados (lo que deberá ser probado por el curador del
insano). Pero si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer; haya
habido o no sentencia declarativa de incapacidad, contra contratantes de buena fe y a
titulo oneroso (art. 473). Esta es una exigencia de la seguridad de las transacciones
como valor destacable, que atiende a la buena fe del tercero contratante.
b) Actos posteriores: Conforme al art. 472, los actos celebrados por el demente
después de la interdicción resultan nulos. Ello, no obstante, atento los términos en
que esta redactado el segundo párrafo del art. 473, si la demencia no era notoria, la
nulidad no puede hacerse valer contra los contratantes de buena fe y a titulo oneroso;
aunque cabe destacar aquí que, en principio, los actos del insano son nulos, cabra al
tercero contratante defender la legitimidad del acto, probando que la demencia no era
notoria al tiempo de contratar y que lo hizo a titulo oneroso.
LOS INTERVALOS LUCIDOS Y EL TESTAMENTO.
El art. 3616, luego de destacar que la ley presume que toda persona esta en su sano
juicio mientras no se pruebe lo contrario, establece que al que pidiese la nulidad del
testamento le incumbe probar que el testador no se hallaba en su completa razón al
tiempo de hacer sus disposiciones. Pero si el testador, algún tiempo antes de testar,
se hubiese hallado notoriamente en estado habitual de demencia, el que sostiene la
Roberto Daniel Maru 28
matrimonio civil, han terminado por igualar completamente a los cónyuges, existiendo
el ejercicio compartido de la patria potestad; la fijación por ambos cónyuges del hogar
conyugal y reconociéndose la facultad reciproca de demandarse alimentos (art. 207 a
209).
REGIMEN DE REPRESENTACION DE LOS INCAPACES.
La ley asigna a los incapaces un sistema de representación necesaria, con vistas a su
protección.
El art. 57 dice: "Son representantes de los incapaces:
1- De las personas por nacer, sus padres y a falta o incapacidad de estos, los
curadores que se les nombre.
2- De los menores no emancipados, sus padres o tutores.
3- De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre.
Además en previsión de que en algunos casos pudiere existir conflicto entre los
intereses del incapaz y su representante, el art. 61 establece la posibilidad de
designar para esos casos curadores especiales.
Además, de los representantes necesarios referidos, los incapaces son
promiscuamente representados por el ministerio de menores, que será parte legitima
y esencial de todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o
contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate
de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio
que hubiere lugar sin su participación (art. 59). Integran el ministerio de menores los
defensores de incapaces, los asesores de menores o de los funcionarios que se les
asimilen en los distintos fueros (ej. En el fuero del trabajo de la Capital Federal, la
función les cabe a los fiscales).
UNIDAD 10.
EL NOMBRE.
CONCEPTO: Es la designación exclusiva que corresponde a cada persona.
FUNCION: Permite la identificación de cada persona en relación con los demás. El
hombre constituye un valor en lo jurídico, económico y social muy importante.
CARACTERES:
1- NECESARIO: Toda persona debe tener un nombre.
2- UNICO: Nadie puede tener mas de una denominación.
3- INALIENABLE: Esta fuera del comercio y por eso no puede ser enajenado ni se
puede renunciar a el.
4- INEMBARGABLE.
5- INPRESCRIPTIBLE: No se adquiere ni se pierde por el tiempo el transcurso del
tiempo.
6- INMUTABLE: No se puede cambiar, solo por causa en la legislación prevista.
7- INDIVISIBLE: En cuanto a la persona tiene el derecho y el deber de usar un
nombre.
EVOLUCION HISTÓRICA.
En la antigüedad cada individuo tenia un nombre propio, que no transmitía a sus hijos;
Ej. Saúl, David, Salomon. Pero la densidad creciente de los pueblos y la conveniencia
de mostrar en el nombre la familia a la que pertenece hizo abandonar ese sistema
individualista.
En Roma, el nombre estaba integrado por varios elementos:
1- El nombre (designación individual de la persona.).
2- El nomen gentilitium (designación de la gens o familia).
3- El cognomen (usado a fines de la república, designación de una rama de la
primitiva gens).
Roberto Daniel Maru 31
Con la caída del imperio Romano desapareció este sistema y durante la edad media
se volvió al primitivo sistema de nombre unipersonal tomado por los germanos y luego
bajo la influencia de la iglesia tomado por los Santos.
Hacia el siglo VIII para facilitar la individualización y evitar la homonimia, nació la
costumbre de agregar al nombre de pila un sobrenombre que aludía a la profesión del
individuo; Juan Herrero, o a un defecto físico; Pablo Calvo, o a una característica del
lugar; Pedro del río, o bien el nombre del padre: Domingo hijo de Martín, Diego hijo de
Gonzalo; la locución "hijo de", fue sustituida por la terminación "ez", proliferando los
apellidos: Martínez; González; etc. Que se hicieron hereditarios en las respectivas
familias.
De esta forma se originaron la mayoría de los apellidos de nuestra época, que
completan la denominación de las personas.
REGLAMENTACION LEGAL: LEY 18.248. IMPORTANCIA DE LA COSTUMBRE.
Hasta el año 1969 solo en mínima parte el régimen relativo al nombre era de origen
legal en nuestro país.
El C.C. había omitido la consideración de esta materia. El nombre aparecía
mencionado en el art. 79 para indicar que se prueba por la constancia de la partida de
nacimiento.
El decreto ley 8204/63, contenía en su art. 46 algunas reglas para la elección del
nombre de pila. el art. 6 de la ley 14.367 regia lo relativo al apellido de los hijos
extramatrimoniales. Los art. 43 a 45 del decreto ley sentaban directivas referentes a la
anotación del apellido en las partidas de nacimiento.
Fuera de ello, el régimen del nombre era de origen consuetudinario. El aporte
jurisprudencial ha sido muy importante y gracias a el el régimen del nombre había
adquirido notable coherencia.
Al mencionarse el 10 de junio de 1969 la ley 18.248 se ha plasmado con escasa
variante. La jurisprudencia.
Por tanto, desde entonces el régimen del nombre ha dejado de tener base
consuetudinaria, para pasar a ser estrictamente legal.
NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE.
Hay diversas teorías por los autores:
1- "Derecho de propiedad": para la jurisprudencia Francesa; el nombre era análogo al
derecho de propiedad, no gozaba de ninguna característica del derecho de propiedad.
2- "Institución de policía civil": el nombre es una institución de policía civil; para esta
doctrina seria una obligación y no un derecho.
3- "Institución compleja": el nombre es una institución compleja. El art. 1 de la ley
18.248 "toda persona tiene el derecho y el deber de usar un nombre y un apellido".
EL NOMBRE INDIVIDUAL O NOMBRE DE PILA.
CONCEPTO: Es el elemento individual del nombre que sirve para distinguir a la
persona dentro de su familia, e indica de entrada el sexo de la persona.
ADQUISICION: Se adquiere con la inscripción en la partida del nacimiento. Para
Llambías el que no fue inscripto no tiene derecho a ese nombre.
Para otros se adquiere por la voluntad del que lo inscribe. El legislador, de 1969 en el
art. 2 de la ley 18.248 afirma: El nombre se adquiere con la inscripción en el acta de
nacimiento.
La elección del nombre individual compete al padre o madre que lo hubiere
reconocido. Cuando el reconocimiento lo fuere por ambos padres, la elección
pertenece al padre, si el reconocimiento de la filiación se produjera después de la
inscripción del nacimiento en el registro civil, ya no será posible alterar el nombre allí.
3- HIJOS EXTRAMATRIMONIALES NO RECONOCIDOS POR SUS PADRES: La
elección del nombre le corresponde al funcionario correspondiente.
Roberto Daniel Maru 32
UNIDAD 11.
EL ESTADO.
CONCEPTO: El estado de una persona es el conjunto de las cualidades
extrapatrimoniales determinante de su situación individual y familiar. Este conjunto de
cualidades personales se traduce en un modo de ser de la persona en sociedad.
ELEMENTOS DEL ESTADO: Hay 3 concepciones:
1- LA PRIMERA: Se aproxima al concepto Romano de estado, entiende que es: "La
posición de la persona en relación al grupo social y familiar a los cuales pertenece".
2- LA SEGUNDA: El concepto de estado es mas amplio, además del concepto
anterior incluye las cualidades inherentes a las personas (la edad, el sexo, o la salud
mental).
3- LA TERCERA: Ferrara dice; que el estado esta integrado por toda la cualidad de la
persona con influencia sobre el conjunto de relaciones jurídicas como la calidad del
ausente, heredero, empleado, militar; etc.
EL ESTADO CIVIL: EL ESTADO DE FAMILIA.
En nuestro derecho positivo, el estado civil de las personas físicas se refiere al modo
de ser de la persona dentro de la familia: bajo este ángulo se puede tener el estado
de padre, de hijo, de hermano, de pariente; que varia según el parentesco legitimo o
extramatrimonial; se puede tener el estado de casado.
Todas estas situaciones de origen familiar, corresponden a un cúmulo de derechos y
deberes que se estudian en el derecho de familia.
CAPACIDAD Y ESTADO:
Hay conexión entre la capacidad y el estado; este influye sobre la capacidad: El
estado matrimonial modifica la capacidad de las personas que acceden a este estado,
los esposos no pueden hacerse donaciones, ni celebrar ventas entre si, el marido no
puede donar los bienes raíces del matrimonio y la mujer antes de la ley 17.711
quedaba por el matrimonio en la condición de incapacidad.
Roberto Daniel Maru 35
UNIDAD 12.
DOMICILIO.
CONCEPTO: Es el lugar que la ley establece como asiento de una persona, con
vistas a la producción de efectos jurídicos.
Roberto Daniel Maru 39
CARACTERES:
1- LEGAL: Porque la ley lo instituye.
2- UNICO: Una persona solo puede tener un domicilio general. Podrá cambiarse, en
cuyo caso el anterior perderá su carácter de tal.
3- NECESARIO: No puede faltar en toda persona si alguien careciera jurídicamente
de domicilio quedarían sin soporte territorial sus derechos y deberes.
DISTINTAS ESPECIES.
En primer lugar se distingue entre:
Domicilio general: Que es el que la ley fija para producir con amplitud efectos jurídicos
respecto de la persona. El domicilio general a su vez reconoce dos sub especies: el
domicilio legal y el domicilio real.
Domicilio especial: Esta previsto para producir efectos jurídicos determinados.
También se sub divide en: convencional, procesal, de sucursales, conyugal, y
comercial de la mujer casada.
RELACIONES DE LAS PERSONAS EN EL LUGAR: .DIFERENCIAS ENTRE
DOMICILIO, RESIDENCIA Y HABITACION.
DOMICILIO: Lugar que la ley establece como asiento de una persona, con vistas a la
producción de efectos jurídicos; Ej. El domicilio de un militar en actividad esta en el
lugar donde esta destinado; el domicilio de un militar retirado esta en el lugar donde
vive con su familia.
RESIDENCIA: Es el lugar donde habita normalmente, es la situación de hecho. La ley
puede asignar el carácter de domicilio al lugar de residencia de una persona.
HABITACION: Es el lugar en que accidentalmente o momentáneamente se encuentra
la persona. Ej. Donde pasa la estadía de vacaciones.
PRINCIPIOS DE NECESIDAD Y UNIDAD DEL DOMICILIO EN GENERAL:
PRINCIPIO DE NECESIDAD: Es uno de los caracteres del domicilio, siendo el
domicilio un atributo de la persona, para dar efectividad al principio de necesidad de
domicilio la ley ha cubierto todas las situaciones posibles a fin de que sea factible en
función de las circunstancias de cada persona determinar su domicilio; Ej. Las
personas de trabajo ambulante o las que no tuviesen domicilio conocido por su
residencia permanente en el, lo tienen en el lugar de residencia actual, en el lugar de
su simple habitación. Siempre es posible determinar cual es el domicilio de una
persona.
PRINCIPIO DE UNIDAD: Así como la persona tiene un nombre, una condición de
capacidad, un estado de familia, no puede sino tener un domicilio general; este
principio se infiere de varias disposiciones que dan por admitida la imposibilidad de
coexistencias de dos domicilios generales lo que traería un verdadero caos por la
indeterminación de una noción que rige a través de la ley de ese lugar; la capacidad
de la persona, el régimen de los bienes muebles, el cumplimiento de las obligaciones,
la competencia judicial, etc.
Ocurrirían muchas confusiones si se admitieran dos o mas domicilios generales con lo
cual una persona podría ser capaz e incapaz al mismo tiempo, estar presente en dos
o mas lugares contra el cumplimiento de sus obligaciones con lo que acudir
simultáneamente a ellos seria justiciable ante los jueces de dos o mas jurisdicciones
territoriales.
APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE DOMICILIO.
IMPORTANCIA: El domicilio tiene importancia; en efecto sirve para determinar la ley
aplicable ; para aplicar o fijar la competencia de los jueces o autoridades
administrativas, para indicar el lugar donde han de efectuarse validamente las
notificaciones a la persona para precisar el lugar del cumplimiento de las obligaciones
por parte del deudor.
Roberto Daniel Maru 40
progenitores; los menores sometidos a tutela, el del tutor; los dementes y sordomudos
que no saben darse a entender por escrito, el de su curador. Etc.
G) Los mayores de edad que sirvan o trabajen o que estén agregados en casa de
otros tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre
que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias. En general, se califica a
esta previsión de superflua, por que a igual resultado arribaríamos por vía de la
aplicación del art. 89, que considera domicilio real de estas persona aquel donde
tienen establecido el asiento principal de su residencia.
H) La mujer casada tiene el domicilio de su marido aun cuando se halle en otro lugar
con licencia suya la que se halle separada de su marido por autoridad competente
conserva el domicilio de esta si no ha creado otro, la viuda conserva el que tuvo su
marido mientras no se establezca en otra parte. Domicilio de origen: el lugar del
domicilio del padre en el día del nacimiento de los hijos, el recién nacido tiene el
domicilio del padre en ese momento tal domicilio no se identifica con el lugar del
nacimiento el cual puede coincidir o no con el domicilio paterno en ese momento.
DOMICILIO REAL.
CONCEPTO: Es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su
residencia y de sus negocios. (art. 89).
CARACTERES:
1- REAL: Por que tiene como base la efectiva residencia de la persona en un cierto
lugar.
2- VOLUNTARIO: Por que es fijado por la persona a su libre arbitrio.
3- MUTABLE: Susceptible de ser cambiado de un lugar a otro por la persona.
4- DE LIBRE ELECCION: La ley asegura y garantiza la libertad del interesado para
elegir su domicilio.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DOMICILIO REAL.
El domicilio real surge de la integración de dos elementos diferentes; uno material u
objetivo llamado "corpus", y el otro intencional o subjetivo llamado "animus".
a) El elemento material o "CORPUS": es la residencia efectiva de una persona en un
lugar.
b) El elemento subjetivo o "ANIMUS": supone la intención de la persona de
permanecer en dicho lugar y de convertirlo en asiento principal de su vida en relación.
CONSTITUCION, MANTENIMIENTO Y EXTINCION.
CONSTITUCION: Requiere la concurrencia de los 2 elementos constitutivos, por la
sola intención del interesado no se puede constituir su domicilio ordinario en otro lugar
distinto de su residencia.
MANTENIMIENTO: La ley prevé situaciones en que, con solo uno de los elementos
presentes, alcanza para que el domicilio real permanezca. Un caso esta dado por el
de la persona que ha trasladado su residencia, pero sin intención de, modificar el
asiento de sus intereses. (art. 99).
EXTINCION: El art. 97 establece que el domicilio real puede cambiarse de un lugar a
otro. Dicho cambio se verifica instantáneamente por el hecho de la translación de la
residencia de un lugar a otro, con ánimos de permanecer en el y tener allí su principal
establecimiento.
DOMICILIO ESPECIAL.
CONCEPTO: Es el que produce efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas
determinadas.
CASOS Y EFECTOS.
Hay distintas especies:
a) El domicilio procesal o constituido: Es el que corresponde a todo litigante que ha de
constituir un domicilio para los efectos del juicio, notificaciones, etc.
Roberto Daniel Maru 42
UNIDAD 13.
EL PATRIMONIO.
CONCEPTO: Conjunto de bienes de la persona, esto es, de objetos materiales
(cosas), e inmateriales (derechos de crédito, derechos reales, derechos intelectuales
y obligaciones) susceptibles de valor económico. (art. 2312).
Los derechos de la personalidad no integran el patrimonio, por que no tienen valor
económico.
CARACTERES:
1- ES UNA UNIVERSALIDAD JURIDICA: Pues la unidad de la pluralidad de
elementos esta dada por la ley.
2- ES NECESARIO: Todos tienen un patrimonio, y por mas pobre que sea, no se deja
de tenerlo, aunque sea la ropa que lo cubre.
3- ES UNICO E INDIVISIBLE: Lo que significa que nadie puede ser titular de mas de
un patrimonio general.
4- ES INALIENABLE: Ya que no puede existir sino en cabeza del titular. Podrán
enajenarse los bienes particulares que lo componen, uno por uno o todos juntos, pero
nunca el patrimonio como universalidad jurídica que es.
EL PATRIMONIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD:
LA TEORIA DE AUBRY Y RAU: Consideran que el patrimonio es un atributo de la
personalidad; y que no se concibe una persona sin patrimonio.
Como tal, el patrimonio es necesario, por que toda persona lo tiene ; único por que
ninguna persona puede tener mas de un patrimonio; e intransmisible, por que al estar
tal ligado al concepto de persona, si se admitiera la posibilidad de su transmisión
integra se estaría transfiriendo la propia personalidad.
LA DOCTRINA ALEMANA: Niega la necesidad de patrimonio, por que existen
personas que no tienen bien alguno. Además, rechaza la unidad del patrimonio,
afirmando que pueden existir patrimonios especiales , Ej. La masa de los bienes del
concurso de acreedores; la masa de bienes del sucesorio, separada del patrimonio
del heredero.
EL PROBLEMA DE LA UNIDAD DEL PATRIMONIO: La afirmación de la doctrina
clásica sobre la unidad del patrimonio ha sido objeto de especiales criticas,
particularmente en la doctrina alemana, volcadas en el C.C. Alemán.
Si bien no niegan la existencia de un solo patrimonio general, admiten junto a el la
existencia de patrimonios especiales, y así Von Thur, expresa que, el fundamento de
Roberto Daniel Maru 43
la teoría no esta en la persona del titular sino en los fines que es dable obtener con
los bienes.
En consecuencia, pueden tenerse distintos bienes, distintas cosas o derechos, como
una casa, un auto u otros bienes, y que todos converjan sobre una misma persona, y
además del patrimonio único a que nos referimos, puede haber otros patrimonios,
como lo establece el derecho alemán con respecto a la masa concursal, a los bienes
reservados a la mujer que están exentos de la administración.
LA CUESTION EN NUESTRO DERECHO: El patrimonio es un atributo de la
personalidad y como tal es necesario. La circunstancia de que una persona carezca
de bienes hoy no supone que no pueda tenerlos en el futuro. Por lo demás, puede
ocurrir que alguien tenga patrimonio negativo, debido a que las deudas sean
superiores a sus créditos, cosas y demás derechos.
Puede ocurrir que a la par del patrimonio general, (conjunto de bienes de la persona
que a nuestro entender también comprende las deudas), existan masas de bienes a
los que la ley asigna una afectación determinada por ejemplo los bienes integrantes
de un fondo de comercio, el conjunto de bienes de que es desapoderado el deudor
como consecuencia de la declaración de quiebra, etc. Estos últimos no son mas que
patrimonios especiales o universales de hecho.
Cuando se dice que el patrimonio es único e inalienable se hace mención al
patrimonio en general.
COMPOSICION:
a) Derechos personales o creditorios: Están referidos a la facultad que le cabe a una
persona (acreedor), de exigir a otra (deudor), el cumplimiento a su respecto de una
determinada prestación. Ej. El comprador que ha pagado el precio tiene el derecho de
exigir al vendedor la entrega de la cosa adquirida.
b) Derechos reales: Son aquellos que transfieren a su titular un poder o señorío
inmediato sobre una cosa, de modo tal de poder usarla, servirse de ella, beneficiarse
con sus frutos, etc. Tales atribuciones son tales en el derecho de dominio y mas
limitados en los otros derechos reales; servidumbre, usufructo, uso, etc.
c) Derechos intelectuales: Se denominan así a los que tiene el autor de una
determinada obra, el carácter artístico, literario, científica, para explotarla
comercialmente y, en su caso, disponer de ella, autorizando su publicación o
transfiriéndola a terceros. También son derechos intelectuales los que les
corresponden a los inventores sobre sus obras.
d) Las deudas: Según ya lo hemos señalado, las deudas de las personas integran su
patrimonio, pudiendo darse el caso de un patrimonio de signo negativo cuando las
obligaciones superen a los derechos.
EL PATRIMONIO COMO PRENDA COMUN DE LOS ACREEDORES:
Los bienes que integran el patrimonio se hayan afectados al cumplimiento de las
obligaciones que pesan sobre la persona.
El código no consagra este principio; la regla fluye de distintos artículos en forma
clara. El art. 505 en su inc. 3 establece: los efectos de las obligaciones respecto del
acreedor son: .... 3) para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.
El medio, una vez obtenida la sentencia condenatoria del deudor, es a través de la
ejecución de los bienes de este (embargo, venta en publica subasta y cobro con el
producido).
Los acreedores, además, están protegidos por la ley para impedir que los bienes que
integran el patrimonio del deudor sean desviados fraudulentamente a terceros con la
finalidad de sustraerlos a la garantía. El Código les atribuye las acciones de
revocatoria, de simulación y subrogatoria.
Ejecución individual y colectiva:
Roberto Daniel Maru 44
Los bienes muebles se rigen por la ley del lugar de situación si tienen carácter
permanente, en caso contrario, es ley aplicable la del domicilio del dueño.
2- Bienes fungibles y no fungibles: Las cosas fungibles son aquellas en que todo
individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie que pueden
sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad. Ej. Granos
de arroz. Las cosas no fungibles son aquellas que se consideran por su
individualidad. Ej. Una obra de arte de tal autor.
En materia de obligaciones de dar, si la cosa a entregar por el deudor es fungible,
este queda libre si entrega otra de las mismas características cantidad y calidad; en
cambio, si lo debido es una cosa no fungible, debe entregar exactamente la misma
cosa a que se comprometió.
3- Cosas divisibles e indivisibles: Son cosas divisibles aquellas que pueden ser
divididas en porciones reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y
análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma; por el contrario, son
indivisibles aquellas cosas no susceptibles de ser partidas sin riesgo de destruirse.
4- Cosas principales y accesorias: Las cosas principales son aquellas que tienen
existencia por las mismas; es decir, con prescindencia de otra u otras. Son
accesorias, en tanto aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra
cosa, de la cual dependen, o a la cual están adheridas. Las cosas accesorias no
tienen un régimen propio, sino que deben seguir la suerte de la cosa principal. Ej.
Principal, un auto; accesoria, la rueda de un auto.
5- Cosas consumibles y no consumibles: Son cosas consumibles aquellas que se
terminan con el primer uso. Ej. Alimentos. Son cosas no consumibles aquellas que no
se consumen con el primer uso. Ej. Ropa.
6- Cosas fuera y dentro del comercio: Están dentro del comercio todas las cosas cuya
enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiese de una autorización
publica.
7- Frutos y productos: Los frutos son cosas que periódicamente proceden de otra y
cuya sustancia no alteran. Los productos, en cambio, si bien proceden de otra cosa,
una vez extraídos no vuelven a producirse, por lo que si alteran la sustancia de esta
ultima. Ej. el mineral metalífero que se extrae de un yacimiento. Unos y otros,
mientras permanece en la cosa principal, le son accesorios.
Los frutos pueden ser:
Naturales: producciones espontáneas de la naturaleza, como la leche.
Industriales: producidos por la industria del hombre y el cultivo de la tierra, como
verduras, cereales.
Civiles: rentas que la cosa produce, tales los alquileres de una casa, los intereses
producidos por inversiones de dinero.
LAS COSAS CON RELACION A LAS PERSONAS:
a) Los bienes del estado: Sea nacional o provincial, se dividen en públicos o privados:
Son bienes públicos:
- Mar territorial.
- Mares interiores, bahías, ensenadas, etc.
- Ríos, causes y demás aguas.
- Playas del mar y riberas de los ríos.
- Lagos navegables y sus lechos.
- Islas del mar, ríos y lagos navegables.
- Calles, plazas y caminos.
- Documentos oficiales del estado.
- Ruinas y yacimientos arqueológicos.
Son bienes privados:
- Tierras sin dueño.
Roberto Daniel Maru 48
- Yacimientos minerales.
- Bienes vacantes.
- Ferrocarriles y construcciones hechas por el estado.
- Embarcaciones que dieren en la costa.
b) Bienes municipales: Son bienes municipales los que el estado o estados han
puesto bajo el dominio de las municipalidades. Dichos bienes están sometidos al
mismo régimen jurídico que los pertenecientes al estado. Debe distinguirse entre
bienes del dominio publico y del dominio privado municipal.
c) Bienes de la iglesia: Pueden clasificarse en públicos o privados, según que estén o
no afectados directamente al culto, respectivamente. Los denominados bienes de la
iglesia, en nuestro país pertenecen a las respectivas parroquias y no a la iglesia
católica como institución con jurisdicción sobre toda la feligresía.
d) Bienes particulares: Las cosas que no fuesen bienes del estado o de los estados,
de las municipalidades o de las iglesias, son bienes particulares sin distinción de las
personas que sobre ellas tengan dominio, aunque sean personas jurídicas. Este es el
principio general, sin embargo cabe hacer algunas aclaraciones.
1- Los puentes y caminos y cualquier otra construcción hecha por particulares en
terrenos que le pertenecen, son del dominio privado de estos, aunque se permita el
uso.
2- El uso y goce de los lagos que no son navegables, pertenece a los propietarios
ribereños.
3- Las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, pertenecen al
dueño de la misma.
Cosas susceptibles de apropiación privada.
1- Peces de mares, ríos y lagos navegables (salvo los que dispongan los
reglamentos).
2- Enjambres de abejas, si su propietario no hiciera reclamo inmediato.
3- Sustancias arrojadas por el mar.
4- Plantas y hierbas de las costas marinas y subacuáticas de mares, ríos y lagos.
5- Tesoros y objetos valiosos, ajustándose a las restricciones impuestas por el
Código.
UNIDAD 14.
La iglesia.
PERSONAS JURIDICAS.
DE EXISTENCIA POSIBLE. Asociaciones.
Fundaciones.
Sociedades civiles y comerciales.
Llambías afirma que se mantiene la idea de Freitas y por lo tanto "Persona de
existencia ideal" constituye el genero mientras que "Personas jurídicas" constituye la
especie.
Llambías concluye su argumentación afirmando que en suma cuando el art. 32
menciona "las personas de existencia ideal", o "personas jurídicas", no entiende
referirse a una categoría única, sino a dos categorías distintas de un mismo genero
que es la personalidad ideal: por una parte "personas jurídicas" y por otras las
"personas de existencia ideal" propiamente dichas, que son las que completan ese
genero y sin embargo no se identifican con las llamadas por antonomasia personas
jurídicas.
C) Según la ley 17.711:
En la nueva redacción del art. 33 por la ley 17.711; se suprime la distinción entre
personas de existencia necesaria y personas de existencia posible para
reemplazarlas por personas jurídicas de carácter publico y personas jurídicas de
carácter privado. Se introduce la novedad de caracterizar a las entidades autárquicas,
desconocidas en tiempos de Vélez , pero de gran importancia en el derecho actual.
Se reconoce el carácter de personas jurídicas a las sociedades civiles y comerciales
que conforme a la ley tienen capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Según Llambías , con la reforma subsiste la diferenciación entre las
llamadas personas jurídicas que son las que tienen un carácter publico, o que
teniendo un carácter privado dependen de un reconocimiento estatal y las personas
de existencia ideal propiamente dichas que son las sociedades civiles y comerciales
que conforme a la ley tienen capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, aunque no requieran de autorización expresa para funcionar (nuevo art.
33 in fine).
CARÁCTER. 1- El Estado Nacional.
PUBLICO. 2- Cada provincia.
3- Cada municipio.
4- Las entidades autárquicas.
5- La iglesia católica.
PERSONAS
JURIDICAS.
CARÁCTER. Requieren Asociaciones.
PRIVADO. autorización Fundaciones.
Expresa. Sociedades Anónimas. Comerciales En comandita.
Por acciones. No requieren Sociedades civiles.
Autorización Sociedades comerciales (restantes).
Expresa.
PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL PROPIAMENTE DICHAS:
1- Sociedades civiles y comerciales: O entidades que conforme a la ley tengan
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran
autorización expresa para funcionar; tienen carácter privado.
Las sociedades civiles o comerciales son entidades privadas que persiguen
propósitos de lucro. Mediante el aporte de los socios en forma de capital de la
sociedad, lo que va a permitir desarrollar la actividad económica elegida (objeto
social), con el fin de repartirse las ganancias y eventualmente soportar las perdidas.
Roberto Daniel Maru 51
segunda parte del art. 33 (entidades que conforme a la ley.... etc.). El art. 9 de la ley
13.512 lo considera sujetos de derecho frente a los propietarios que lo integran y le
asigna una representación, aparte de que su voluntad se determina por mayoría
conforme a un régimen de votación en asamblea.
LA PERSONA JURIDICA Y SUS MIEMBROS:
INDEPENDENCIA DE PERSONALIDAD: 39. Las corporaciones, asociaciones,
etcétera, serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros.
Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus
miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las
deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o
mancomunado con ella.
a) "Distinta personalidad": "Cada persona es un sujeto de derecho independiente", los
derechos de las personas jurídicas le corresponden a ésta y no a cada uno de los
miembros ni a todos ellos en conjunto.
b) "Distinto patrimonio": Como todo sujeto de derecho la persona jurídica tiene un
patrimonio que no se confunde con los patrimonios de los individuos que la integran.
El patrimonio de la persona jurídica esta compuesta por todos los bienes de que ella
es titular y también de las cargas que la gravan. Los bienes inmuebles que adquiere
las personas jurídicas deben inscribirse a su nombre en el Registro de la Propiedad.
c) "Obligaciones": Las obligaciones que pueden contraer las personas jurídicas solo le
corresponden a ella y sus miembros no están obligados por la persona jurídica.
d) "Garantías": Sólo puede ocurrir que los miembros queden obligados si expresa y
personalmente hubieren salido como fiadores de la persona jurídica y ello por ser
garantes y no por ser miembros de aquella. Su situación es la misma de cualquier
garante, aunque sea ajeno a la persona ideal.
e) "Responsabilidades": La actuación de la entidad solo compromete su propia
responsabilidad y no la de los individuos que la componen, ninguno, ni todos ellos
están obligados, a satisfacer las deudas de la persona jurídica, salvo el caso de que
sean fiadores.
f) "Fungibilidad de los miembros": Se confirma la independencia con el 38. Será
derecho implícito de las asociaciones con carácter de personas jurídicas, admitir
nuevos miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo, con tal
que no excedan el número determinado en sus estatutos.
NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS PERSONAS JURIDICAS:
Art. 90: el domicilio de las corporaciones establecimientos y asociaciones autorizadas
por las leyes o por el gobierno, el lugar donde esta citada su dirección o
administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un
domicilio señalado.
Art. 44: las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen su domicilio en el lugar
en que se hallen, o donde funcionen sus direcciones o administraciones principales,
no siendo el caso de competencia especial.
CAPACIDAD: EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD.
31) Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden
adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este Código regla en los casos,
por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa
facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.
35) Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los
derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos,
por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen
constituido.
41) Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de
personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples
Roberto Daniel Maru 53
Las sociedades, tanto las civiles como las comerciales, para ser tales, deben cumplir
con los requisitos que para cada una de ellas establezca el Código Civil, el Código de
Comercio, y las leyes que las han creado. Así, por ejemplo, las sociedades anónimas,
los arts. 163 al 314 de la ley 19550.
REQUISITOS DE FORMA.
Constituyen los modos por los cuales se expresa la existencia de la entidad como
persona jurídica y son, como ya lo hemos dicho, un acto constitutivo de carácter
privado y un acto estatal de reconocimiento de la personalidad.
a) "Acto jurídico constitutivo":
Para que pueda existir una persona jurídica, es indispensable previamente el acto
jurídico constitutivo que consiste en la común determinación de quienes han resuelto
constituirla, mediante el acuerdo de voluntades (acto conjunto) creando la asociación
o sociedad, para los fines propuestos o la voluntad expresada del fundador o
fundadores de la entidad (acto fundacional).
Es un acto jurídico por cuanto es voluntario, lícito y con un fin inmediato, crear la
entidad para los fines propuestos y es constitutivo por cuanto por él se crea la
persona ideal.
b) "Reconocimiento estatal":
Es indispensable el acto administrativo que lo autorice (asociaciones y fundaciones) o
que la reconozca (sociedades civiles y comerciales).
Casos en que se requiere la autorización estatal.
Es indispensable la autorización estatal para las asociaciones y las fundaciones, las
que sólo la obtendrán si se cumplen todos y cada una de las exigencias del art. 33, 2º
parte, inc. 1º, o sea tener por objeto principal el bien común, tener patrimonio propio y
un dispositivo de gobierno.
Casos en que no se requiere la autorización estatal
No se requiere la autorización estatal para las sociedades civiles y comerciales, pues ,
por estar contempladas por los Códigos respectivos y/o leyes especiales, cuentan con
la aprobación del ordenamiento jurídico, limitándose el acto administrativo a declarar
que pueden funcionar por haberse cumplido todos los requisitos que las leyes exigen
para cada una de ellas en particular.
Efectos de la autorización estatal
El art. 47 por su parte establece: "En los casos en que la autorización legal de los
establecimientos fuese posterior a su fundación quedará legitimada su existencia
como persona jurídica, con efecto retroactivo, al tiempo en que se verificó la
fundación."
¿cuál es el momento inicial de la entidad como persona jurídica? existen al respecto,
dos corrientes doctrinarias:
a) Salvat considera que el precepto al determinar el efecto retroactivo de la
autorización "al tiempo en que se verifique la fundación" se refiere exclusivamente a
los establecimientos de utilidad pública, o sea a las fundaciones, pero no a las demás
personas jurídicas, sociedades o asociaciones, las que nacen "desde e! día que
fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno".
b) Borda, Llambías, y otros, sostienen que no debe hacerse distinción alguna y en
todos los casos la autorización estatal retrotrae sus efectos al momento de la efectiva
fundación de la entidad, es decir, al momento del acto constitutivo, argumentando que
no es razonable hacer una discriminación que no está impuesta por la letra del art. 47,
desde el momento en que si bien el precepto habla de "establecimientos", no
corresponde hacer cuestión por ello, pues en otras oportunidades sólo se refiere a las
"corporaciones", sin dudarse que alude a toda clase de personas jurídicas, por
ejemplo, los arts, 41 y 48 en su primitiva redacción.
Roberto Daniel Maru 56
Concepto:
Las fundaciones se asemejan a las asociaciones civiles ya que son también personas
jurídicas de carácter privado, y que, al lado de los demás extremos que exige el art.
33 inc. 1, 2º parte las finalidades que persiguen son de bien común.
Por otra parte, al obtener la fundación la pertinente autorización estatal para funcionar
(art. 3, punto 3, 5, 1. Dto. - ley 18.805 /70, adquiere la plena capacidad y los mismos
atributos reconocidos a las asociaciones civiles.
Participan en consecuencia y en cierta medida de los caracteres de la asociación: fin
de bien común, normación interna, patrimonio, autorización del Estado, carencia de fin
de lucro, pero tienen los siguientes caracteres propios:
a) No tiene miembros: No nace de acuerdo o asociación de personas, sino que está
destinada a favorecer a ciertas personas que se denominan, en consecuencia,
beneficiarios.
b) Las normas provienen exclusivamente del fundador: Quien crea por un acto
voluntario los estatutos de la fundación. El fundador puede ser una o varias personas
de existencia visible o ideal y crear la fundación por un acto jurídico que puede ser
entre vivos o de última voluntad.
e) Tienen fines altruistas: Son siempre civiles, nunca comerciales.
Órganos Administrativos.
El estatuto de la fundación dispone acerca de quiénes han de realizar los actos
imputados a ella. Sólo en el caso de que el fundador no hubiera designado los
órganos, o que las circunstancias hicieran imposible la voluntad del fundador en sus
previsiones estatutarias, puede el Poder Ejecutivo designarlos.
Los órganos no pueden proponer la modificación de los estatutos ni la extinción de la
fundación, porque no son miembros.
Control de gobierno:
El Poder Ejecutivo controla las fundaciones en cuanto:
1) Les acuerda o no personería;
2) Ejerce su poder de policía;
3) Interviniéndolas cuando están acéfalas y no hay posibilidad estatutaria de reponer
sus autoridades normales, y,
4) Retirando en su caso, la personería jurídica. No puede suplantar válidamente sus
autoridades legitimas.
EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA.
Al igual que la existencia de las personas jurídicas, que comienza con la autorización
del Estado, su fin se produce por el retiro de la personería jurídica por el mismo poder.
El articulo 48 del Código Civil, modificado por la ley 17711, determina las causales
pertinentes expresando: "Termina la existencia de las personas jurídicas que
necesitan autorización expresa estatal para funcionar":
1) Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la
autoridad competente;
2) Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por
haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la
respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos o
porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos;
3) Por lo conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.
La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a lo entidad
dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45: "El juez podrá disponer la
suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida."
El artículo 49, manifiesta: "No termina la existencia de Las personas jurídicas por el
fallecimiento de sus miembros aunque sea en numero tal que quedarán reducidas a
no poder cumplir el fin de su institución. Corresponde al Gobierno, si los estatutos no
Roberto Daniel Maru 59
En caso de silencio de los estatutos, los bienes que componen el remanente del
patrimonio son vacantes y corresponden al fisco de la misma manera que los de las
personas físicas sin herederos.
UNIDAD 15.
LA MUERTE.
FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS FISICAS: En las legislaciones antiguas
eran varias las causas de extinción jurídica de las personas naturales tales como la
muerte, la esclavitud, y la muerte civil por profesión religiosa o condena perpetua.
En la actualidad solo subsiste la muerte, que pone termino a la vida del hombre y con
ello altera las relaciones jurídicas del difunto: algunas relaciones se extinguen con la
persona, son los derechos o relaciones inherentes a las personas; otras se transmiten
a los herederos del fallecido que resultan por sucesión, investidos del carácter de
propietario, acreedor o deudor.
LA MUERTE COMO HECHO JURÍDICO:
La muerte del ser humano es un hecho jurídico, de gran trascendencia por las
consecuencias. El art. 103 ("muerte civil") dice: "termina la existencia de las personas
por la muerte natural de ellas"; la calidad natural de la muerte no queda excluida en
los casos de muerte violenta, en que igualmente ese hecho pone termino a la
existencia de las personas y afecta las relaciones jurídicas que ella tenia constituida.
Muerte natural (art. 113), la muerte es un hecho jurídico y los efectos son:
1- Transmutación de la naturaleza jurídica, por que la persona muerta cesa en su
calidad de sujeto de derecho, muta en su naturaleza jurídica, la doctrina dice que se
convierte en un objeto de afección.
2- Pone en movimiento el poder de policía mortuoria en función de la salubridad
publica.
La ley 24.193 "ley de transplantes de órganos y materiales anatómicos": art. 23; "el
fallecimiento de una persona se considerara tal cuando se verifiquen de modo
acumulativo los siguientes signos que deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas
despees de su constatación":
a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con perdida absoluta de la conciencia.
b) Ausencia de respiración espontánea.
c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas.
d) Inactividad encefálica.
art. 24 de la ley: "la certificación del fallecimiento deberá ser suscrita por 2 médicos,
entre ellos un neurólogo o neurocirujano". Todo esto para labrar el acta.
PRUEBA DE LA MUERTE:
Pruebas generales: El art. 104 establece que la muerte de las personas, ocurrida
dentro de la República, en alta mar o en país extranjero, se prueba como el
nacimiento en ambos casos. La partida de defunción extendida por el registro civil es
la prueba legal idónea para acreditar el fallecimiento. A falta de ella, se admiten todos
los medios de prueba.
Una cuestión dificultosa a este fin, surgía del art. 73 de la ley 1565, que exigía como
prueba de fallecimiento la presencia del cadáver, al que los testigos debían haber
visto e identificarlo.
Art. 105: "la de los militares muertos en combate, respecto de los cuales no hubiese
sido posible hacer asientos, por lo que conste en el ministerio de la guerra".
Art. 107: "la de los militares dentro de la República o en campaña y la de los
empleados en servicio del ejercito, por certificados de los respectivos registros de los
hospitales o ambulancias".
Roberto Daniel Maru 61
sobrevivientes, por que la lesión moral se extiende a los parientes y estos obran a
nombre propio.
Efectos en cuanto a los derechos patrimoniales: No se extinguen con la muerte de su
titular, sino que se transmiten a sus sucesores de éste, dando lugar a ese fenómeno
jurídico llamado sucesión por causa de muerte o "mortis causa".
AUSENCIA SIMPLE:
Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia sin
que de ella se tengan noticias y sin haber dejado apoderado (o habiéndolo dejado,
sus poderes fueran insuficientes, no desempeñare convenidamente el mandato o el
mismo hubiere caducado), el ministerio publico o cualquier persona que tuviere
interés legitimo de los bienes del desaparecido, podrán pedir al juez del domicilio del
causante o al de su última residencia, la declaración de ausencia y el nombramiento
de un curador a los bienes del ausente, si resultare ello necesario (art. 15 a 17 de la
ley 14.394).
El presunto ausente será citado por edictos durante 5 días y si vencido dicho termino
no compareciere a estar a derecho, se dará intervención al defensor oficial, siendo
parte necesaria en el juicio el ministerio publico. Oído el defensor del ausente, se
procederá a declarar la ausencia y se nombrara curador a los bienes, en el siguiente
orden de preferencia:
a) Al cónyuge,
b) A los hijos,
c) Al padre o a la madre,
d) A los hermanos y tíos,
e) A los demás parientes en grado susceptible (arts. 18 y 19).
La curatela de los bienes termina por la presentación del ausente, por si o por
apoderado; por el fallecimiento del ausente; y por la declaración del fallecimiento
presunto del ausente (art. 21).
PRESUNCION DE FALLECIMIENTO.
NOCION E IMPORTANCIA.
El derecho no puede dejar de computar la situación que se presenta cuando una
persona se ausenta del lugar de su domicilio y transcurre un lapso de tiempo
prolongado sin dar noticia alguna de su existencia. En tales casos, es dable presumir
el fallecimiento del ausente; en tales condiciones se tiene al ausente como fallecido
proyectándose esta presunción sobre las diferentes relaciones jurídicas que afectaban
al desaparecido.
SISTEMA DEL C.C.
Nuestro codificador adopto el sistema mixto, tomando el régimen gradual del Código
Francés, con plazos menores, pero agregando el concepto de presunción de
fallecimiento. Las consecuencias de esta presunción no son completas por cuanto el
derecho de los sucesores no se llamaba propiedad, sino posesión definitiva, como en
Francia, y el cónyuge del ausente no podía contraer validamente nuevo matrimonio si
no se probaba la muerte efectiva.
SISTEMA DE LA LEY 14. 394.
El nuevo régimen se aproxima mas al sistema germánico por que se habla
directamente de presunción de fallecimiento y no de ausencia con presunción de
fallecimiento como en el Código: o sea que no es la ausencia la que se declara sino la
muerte presunta, se sacan todas las consecuencias derivadas de este hecho, la
disolución del matrimonio del desaparecido, debía seguirse el traspaso de bienes a
favor de los herederos, que ahora son reconocidos titulares de un dominio imperfecto
sobre esos bienes; los sucesores carecen de facultades para enajenar dichos bienes
pero con el transcurso de los 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento cesan
las limitaciones y quedan habilitados para disponer de los bienes. Aun durante ese 2º
Roberto Daniel Maru 63
periodo los sucesores siguen teniendo un dominio revocable que puede resultar
extinguido por la reaparición del presunto fallecido.
La nueva ley a abreviado los plazos de los cuales puede llegarse a la declaración del
fallecimiento presunto.
DISTINTOS CASOS Y TERMINOS.
La causa que hace presumir el fallecimiento presunto de una persona es su ausencia
del lugar de su domicilio, calificada por la falta de noticia durante un lapso prolongado;
con estos elementos el legislador enuncio 3 situaciones posibles:
1- "Caso ordinario": Se requiere la prolongación de esa situación (ausencia sin
noticias), durante 3 años.
2- "Caso extraordinario genérico": Se requiere que el desaparecido haya estado en el
lugar de un incendio, terremoto, o algún otro suceso susceptible de ocasionar la
muerte; o haya participado de una empresa que implique el mismo riesgo. En tal caso
la presunción de su fallecimiento se causa por el transcurso de 2 años de ausencia
sin noticias.
3- "Caso extraordinario especifico": Se presenta cuando el desaparecido ha estado en
una nave o aeronave perdida. La presunción de fallecimiento se causa por el
transcurso carente de noticias de solo 6 meses.
PERSONAS FACULTADAS A PETICIONAR LA DECLARACION DE
FALLECIMIENTO PRESUNTO.
Del art. 24 de la ley 14.394 surgen los siguientes beneficiarios:
1- El cónyuge del ausente, aun sin vocación hereditaria por cuanto la disolución del
vinculo se supedita a la declaración del fallecimiento presunto del ausente.
2- Los herederos presuntos del ausente; legítimos, o testamentarios.
3- Los legatarios instituidos en testamento.
4- El fisco, siempre interesado en percepción del impuesto a la transmisión gratuita de
bienes o a la recepción de los propios bienes en caso de herencia vacante.
5- El beneficiario de un seguro de vida del ausente o de otra prestación que este
subordinada a la condición o plazo de la muerte del ausente.
6- El socio de una sociedad de dos socios, el mandatario, el deudor de renta vitalicia o
cualquier otro contratante cuya obligación caduque con la muerte del contraparte.
7- El nudo propietario, cuando el desaparecido era titular del derecho de usufructo,
uso, o habitación.
8- Los acreedores de cualquier interesado patrimonialmente en la declaración de
fallecimiento cuando obraren en función de la acción subrogatoria.
JUICIO DE PRESUNCION DE FALLECIMIENTO.
JUEZ COMPETENTE: El art. 24 de la 14.394 dice: "la competencia del juez se regirá
por las normas del art. 16", por lo tanto es juez competente el del domicilio o, en su
defecto, el de la última residencia del desaparecido.
REQUISITOS:
Requisitos de procedencia de la acción:
a) Que la desaparición de la persona que se denuncia, este abonada por una
comprobación que demuestre la verosimilitud del hecho, lo cual consideramos como
un elemento justificativo de la seriedad de la denuncia.
b) Que se justifique la competencia del juez, o sea la existencia del domicilio del
desaparecido, dentro de su jurisdicción. Si se desconociera el domicilio o estuviera
fuera del país bastara la comprobación de la última residencia del desaparecido.
c) Que el denunciante acredite la titularidad de la acción, o sea que es dueño de un
derecho subordinado a la muerte del desaparecido, pues en caso contrario carece de
interés para solicitar la declaración del fallecimiento presunto del fallecido.
Llenados estos recaudos el juez debe abrir el juicio de presunción de fallecimiento y
ordenar el tramite correspondiente (procedimiento).
Roberto Daniel Maru 64
efecto la prenotacion (constancia que expresa que el bien proviene de una persona
presuntivamente fallecida) que existe en el registro.
Pero también se produce otro efecto más, si el ausente era casado, la disolución "ipso
facto" de la sociedad conyugal y permite al otro cónyuge pedir la disolución pertinente.
REAPARICION DEL AUSENTE: EFECTOS EN CUANTO AL MATRIMONIO.
Si el cónyuge del desaparecido no contrajo nuevo matrimonio al reaparecer el
presunto fallecido ya no podría hacerlo y queda reanudada la vida matrimonial con
sus derechos y obligaciones.
Si la reaparición se produce después de que el cónyuge del desaparecido haya
contraído nuevas nupcias, no puede volverse a atrás y el segundo matrimonio es
totalmente valido, y el reaparecido puede contraer nuevas nupcias con otra persona.
Pese a la validez del segundo matrimonio hay casos en que podría resultar anulable,
Ej., si los contrayentes o uno de ellos tenia conocimiento de la existencia del presunto
fallecido, siendo aplicable en este caso las normas referidas a la nulidad del
matrimonio putativo.
REAPARICION DEL AUSENTE: EFECTOS EN CUANTO A LOS BIENES.
Hay 3 periodos diferentes:
1- "Caso de reaparición antes de la entrega": El patrimonio debe ser restituido
íntegramente al reaparecido con rendición de cuentas, anulándose cualquier acto que
exceda las facultades normales de un administrador de bienes ajenos.
2- "Caso de reaparición durante el periodo de indisponibilidad": si hecha la entrega de
los bienes se presentase el ausente o se tuviese noticia cierta de su existencia,
aquella quedara sin efecto; en definitiva, se le restituye al ausente el patrimonio, como
lo debe hacer un administrador y su responsabilidad estaría señalada por su
actuación, diligencia y buena fe.
3- "Caso de reaparición en el periodo definitivo": si reapareciere podrá reclamar la
entrega de los bienes que existiese y en el estado en que se hallasen; los adquiridos
con el valor de los que faltasen; el precio que se adeudase de las que se hubieren
enajenado y los frutos no consumidos.
AUSENCIA POR DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS.
Ley 24.321, sancionada en 1994
CONCEPTO: Se entiende por desaparición forzada de personas cuando se hubiere
privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición
de las víctimas o si esta hubiere sido alojada en lugares clandestinos de detención, o
privada, bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción. La misma deberá ser
justificada mediante denuncia ya presentada ante autoridad judicial competente, la Ex
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas o la Subsecretaria de
Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior o la Ex Dirección Nacional de
Derechos Humanos.
SUPUESTO DE APLICACIÓN: Podrá declararse la ausencia por desaparición forzada
de toda aquella persona que hasta el 10 de diciembre de 1983 hubiera desaparecido
involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su
paradero.
¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR LA DECLARACION DE AUSENCIA?:
Todos aquellos que tuvieren algún interés legitimo subordinado a la persona del
ausente. En el caso del cónyuge, ascendiente, descendiente y parientes hasta el 4º
grado, dicho interés se presume. El tramite judicial en jurisdicción nacional, será
eximido de tasa de justicia.
JUEZ COMPETENTE: Será competente para entender en la causa el juez en lo civil
del domicilio del solicitante o en su defecto el de la residencia del desaparecido. El
procedimiento, en jurisdicción nacional será por tramite sumario.
TRAMITE DEL PROCESO.
Roberto Daniel Maru 67
UNIDAD 16.
HECHOS JURIDICOS.
CONCEPTO: Son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna
adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones (art.
896).
Los acontecimientos carentes de trascendencia en el plano jurídico se denominan
simples hechos y no le interesan al derecho; "Acontecimiento susceptible": que puede
o no tener relevancia jurídica depende de las circunstancias de cada caso, Ej.: pescar,
por que se produce la adquisición del derecho real de dominio (pez).
CLASIFICACION DE LOS HECHOS JURIDICOS.
a) Naturales: Son los que ocurren sin que tenga participación el hombre (Ej.: la caída
de un rayo origina un incendio en una casa que, como estaba asegurada, genera la
obligación de la compañía de seguros de pagar la indemnización).
b) Humanos: Son hechos jurídicos humanos (actos) aquellos en los que sí tiene
intervención el hombre, con voluntad (celebración de un contrato) o sin ella (persona
que se tropieza y al caer lesiona a otra).
c) Mixtos: Hechos que participa el hombre y la naturaleza (Ej.: fecundación in - vitro),
siempre que hay una mínima interferencia del hombre en el hecho natural, es
automáticamente un hecho del hombre.
DIFERENCIA ENTRE HECHO Y ACTO JURÍDICO.
Entre el hecho jurídico y el acto jurídico existe la diferencia que hay entre género y
especie, el acto jurídico es una especie del genero hecho jurídico por lo cual todo acto
jurídico es también un hecho jurídico pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico.
Además el acto jurídico tiene un fin inmediato o propósito querido por las partes que
es el de producir un efecto jurídico, lo que no ocurre con el hecho jurídico cuyo efecto
se produce por que la ley así lo dispone es decir que solo tiene relevancia jurídica en
virtud de la ley.
TEORÍA GENERAL DE LOS ACTOS VOLUNTARIO.
CONDICIONES INTERNAS.
Las condiciones o requisitos internos para que el acto tenga el carácter de voluntario
son: (art. 897), establece que los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con
Roberto Daniel Maru 68
discernimiento, intención y libertad. Hay plena voluntad cuando están presentes estos
3 elementos.
Discernimiento: Supone la capacidad de la persona de comprender la significación y
efectos de la acción que emprende. Es la aptitud para distinguir lo bueno de lo malo;
facultad de conocer en general. A este respecto, el art. 921 destaca que se tiene
discernimiento para actos ilícitos a partir de los 10 años y para actos lícitos a partir de
los 14.
Carecen de discernimiento los dementes, salvo que hubieren llevado a cabo el acto
de que se trate en intervalos lúcidos. Se consideran también realizados sin
discernimiento los actos de quienes, por cualquier causa, estuvieren privados de la
razón (art. 921).
Intención: Significa que el sujeto efectivamente ha querido llevar a cabo ese acto.
Afectan a la intención el error y el dolo como vicios del consentimiento. propósito de
realizar un acto jurídico determinado.
Libertad: Implica que el sujeto ha decidido practicar el acto por propia iniciativa, sin
coacciones. No existe libertad si la voluntad del otorgante del acto ha sido objeto de
violencia física o moral. ej. sin que alguien me obligue poniéndome un revolver en la
cabeza.
Es involuntario, como dice el art. 900 cuando faltan los 3 elementos; sin embargo,
basta que falte uno de los elementos para que sea involuntario el acto.
CAUSAS OBSTATIVAS: ART. 921 Y 922 DEL C.C.
921) Los actos serán reputados hechos sin discernimiento, si fueren actos lícitos
practicados por menores impúberes, o actos ilícitos por menores de diez años; como
también los actos de los dementes que no fuesen practicados en intervalos lúcidos, y
los practicados por los que, por cualquier accidente, están sin uso de razón.
1- Inmadurez: Vélez distingue actos lícitos e ilícitos.
2- Demencia: cuando un demente actúa lo hace sin discernimiento, cuando lo hace en
un intervalo lucido se entiende que lo hace con discernimiento. ¿A que dementes se
refiere?, a todos; declarados y los no declarados, por que lo que nos interesa es saber
si cuando realiza el acto lo hace con discernimiento o no y no se habla de capacidad
sino de si hay o no desciernimiento. El discernimiento es la base de la capacidad;
incapaz (sin discernimiento), capaz (con discernimiento). Ej., un demente no
declarado, en intervalo lucido hace un contrato de locución ¿Es valido este contrato?:
- Si, en principio. Un demente declarado, en intervalo lucido hace un contrato de
locución ¿Este es valido?: - no (art. 473).
Vélez no distingue de los actos lícitos e ilícitos de los dementes ¿A que actos se
refiere?: art. 1070) No se reputa involuntario el acto ilícito practicado por dementes en
lúcidos intervalos, aunque ellos hubiesen sido declarados tales en juicio; ni los
practicados en estado de embriaguez, si no se probare que ésta fue involuntaria.
151) La sentencia sobre demencia y su cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio
civil, para los efectos declarados en este Código; mas no en juicio criminal, para
excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.
152) Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos de que se
trata en los artículos precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no
hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado, o que lo
hubiese condenado como si no fuese demente el procesado.
Si el juez civil lo declaro sano, y este demente mata a alguien, no se exime de
responsabilidad penal, salvo que demuestre que no entendió la criminalidad del acto
(alteración morbosa de las facultades).
3- Consumo de drogas no habitual o embriaguez no habitual: cualquier medio es
admisible para comprobar que actuó involuntariamente.
Roberto Daniel Maru 69
922) Los actos serán reputados practicados sin intención, cuando fueren hechos por
ignorancia o error, y aquellos que se ejecutaren por fuerza o intimidación.
CONDICIONES EXTERNAS:
DIVERSAS FORMAS DE LA MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD:
El art. 913 establece que ningún hecho tendrá el carácter de voluntario , sin un hecho
exterior por el cual la voluntad se manifieste.
Existen distintas formas de manifestación de voluntad:
a) Declaración formal y no formal: Las declaraciones formales son aquellas cuya
eficacia depende de la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas
como expresión de voluntad (art. 916). Son no formales, en cambio, cuando la
manifestación exterior del acto no está sujeta a ningún requisito.
b) Declaración expresa y tácita: La primera es aquella que se manifiesta verbalmente
o por escrito o por otros signos inequívocos - asistir con la cabeza, levantar la mano -
(art. 917); en tanto que será tácita la que resulte de aquellos actos por los cuales se
puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad (Ej.: quien introduce el
cospel en la ranura del molinete de la estación del subterráneo, lo traspone y
asciende al tren, expresa tácitamente su voluntad de celebrar el contrato de
transporte).
e) Declaración presumida por la ley: El art. 920 dice que la expresión de voluntad
puede resultar igualmente de la presunción de la ley en los casos que expresamente
lo disponga. Así, por ejemplo, el art. 877 dispone que habrá remisión (perdón) de la
deuda, cuando el acreedor, sin mediar pago, entregue voluntariamente al deudor el
documento original en que constare la deuda.
EL SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
El principio general está dado por el art. 919: "El silencio opuesto a actos, o a una
interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad".
En algunos casos, sin embargo, la ley asigna al silencio el carácter de una
manifestación de voluntad:
a) En el caso en que haya una obligación de explicarse establecida por la ley (quien
fuere citado a juicio a reconocer la firma que se le atribuye, inserta en un documento,
y guardare silencio, provocará con su actitud que el instrumento se tenga por
reconocido, conforme con el art. 526 del Código Procesal).
b) En el caso en que haya una obligación de explicarse por las relaciones de familia
(si el marido que pretendiere que el hijo nacido durante el matrimonio no le pertenece,
guardare silencio durante un año a contar de la inscripción del nacimiento, no podrá
en lo sucesivo promover la acción de impugnación de la paternidad. La ley presume
que el hijo es suyo; (art. 259).
c) En el caso en que haya una obligación de explicarse a causa de una relación entre
el silencio actual y las declaraciones precedentes (una persona confiere poder a otra
para que, en su nombre, adquiera un bien en una determinada suma de dinero. El
mandatario, por un medio fehaciente, notifica a su mandante que el precio de plaza
del bien es mayor, y que, no obstante ello, igualmente realizará la compra. El
mandante nada dice. En tal caso el silencio tiene valor de conformidad con la nueva
situación).
DISCREPANCIAS ENTRE LA VOLUNTAD REAL Y LA VOLUNTAD DECLARADA.
La doctrina clásica, representada por Savigny, destaca la prevalecía de la voluntad
real del sujeto por sobre la manifestación exterior. Nuestro Código adhiere a la teoría
clásica y niega eficacia a los actos en que la voluntad aparece viciada por error, dolo
o violencia.
¿Cuál es la que tiene relevancia jurídica?: - la voluntad manifestada o declarada;
cuando existe vicio y se ha probado la existencia del mimo prevalece la real por que la
declarada esta viciada.
Roberto Daniel Maru 70
víctima que se encuentra en mala situación económica. El art. 908 faculta a los
damnificados por el acto involuntario a reclamar la responsabilidad de quienes tienen
a su cargo a las personas carentes de discernimiento (Ej.: los padres por los actos de
sus hijos menores de 10 ó de 14 años, según se trate de actos ilícitos o lícitos; los
tutores en los mismos supuestos anteriores; los curadores por los actos de los
dementes, etc.).
ACTOS ILICITOS.
CONCEPTO: El ilícito civil es el acto voluntario contrario a las leyes, del que se deriva
un daño a terceros.
Se reconocen como REQUISITOS DEL ACTO ILÍCITO los siguientes:
a) es voluntario;
b) es contrario al orden jurídico (debe existir una norma que lo prohiba);
c) debe provocar un daño (perjuicio susceptible de apreciación económica);
d) debe serle imputable al autor del acto, a título de dolo o culpa. El dolo supone la
intención del agente de causar el daño. La culpa, implica un accionar negligente del
autor (si bien no quiso causar el perjuicio, no adoptó las medidas necesarias que el
caso exigía para evitarlo).
DIFERENCIA ENTRE LOS ACTOS ILICITOS CIVILES Y LOS DELITOS
CRIMINALES.
Los actos ilícitos civiles obrados con culpa se denominan casi - delitos y aquellos en
que el agente actúa con dolo se llaman delitos.
La utilización de la palabra delito, para referirnos a los actos ilícitos civiles en que el
agente actúa con dolo, puede generar algún tipo de confusión con los delitos que
prevé y sanciona el Derecho Penal. En materia penal rige el principio de tipicidad,
según el cual resulta punible aquel cuya conducta encuadre perfectamente en la
figura delictiva prevista y penada, de manera taxativa, por el Código Penal.
En materia civil, en cambio, el delito surge de la mera oposición de la conducta al
orden jurídico, pudiendo existir enorme cantidad de ilícitos de este tipo.
En el delito civil la existencia de daño a terceros es ineludible; en el delito criminal
puede no haber daño, dado que muchas veces se sancionan situaciones de riesgo o
actos preparatorios del delito (tentativa).
La sanción del delito civil es la condena al autor a resarcir el daño; en materia de
delitos del derecho criminal, existen penas aplicables a los responsables (reclusión,
prisión, inhabilitación, multa).
UNIDAD 17.
ACTOS JURIDICOS.
CONCEPTO: Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin
inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar,
transferir, conservar o aniquilar derechos (art., 944).
El fin inmediato de establecer relaciones jurídicas es el carácter que permite distinguir
a los actos jurídicos de los simples actos voluntarios lícitos. Estos últimos pueden
tener ciertas consecuencias en el plano jurídico, pero no han sido buscadas
específicamente por el autor al realizar el acto.
ELEMENTOS
Se distinguen elementos esenciales, naturales y accidentales.
Elementos esenciales: Son aquellos de cuya existencia depende la del acto jurídico
como tal, ellos son el sujeto, el objeto, la forma y la causa.
a) El sujeto: Es el autor del acto jurídico, quien debe estar dotado de capacidad para
su otorgamiento (art. 1040).
b) El objeto: El art. 953 establece que el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas
que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que
Roberto Daniel Maru 72
sean objeto de algún acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios
a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de
las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los
actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no
tuvieran objeto. El objeto de los actos jurídicos, entonces, deben ser cosas o hechos.
Estos últimos deben ser: material y jurídicamente posibles.
c) La forma: Está referida al modo de exteriorización de la voluntad por el sujeto y a
las exigencias contenidas en la ley respecto de las solemnidades que esa
manifestación exterior debe reunir.
d) La causa: La causa es el motivo o razón que determinó a las partes a otorgar el
acto jurídico. Arts. 500 y 501.
La causa así considerada resulta:
- subjetiva: dada su estrecha relación con el fin perseguido por cada parte.
- concreta: es contemplada respecto de cada acto de que se trate.
- variable: el motivo que condujo a las partes será distinto en cada acto.
Elementos naturales: Son aquellos impuestos por el ordenamiento jurídico para
ciertos actos, en forma supletoria de la voluntad de las partes. Normalmente existen
en tales actos, pero nada obsta a que las partes los dejen de lado por convención en
contrario (Ej.: es un elemento natural de la compraventa que el vendedor garantice al
comprador por los vicios ocultos que pueda tener la cosa vendida; sin embargo, las
partes al contratar pueden eximir expresamente al vendedor de tal responsabilidad).
Elementos accidentales: Forman parte del acto jurídico si las partes deciden incluirlos.
Ellos son: condición, plazo y cargo.
a) Condición: Supone la subordinación de la adquisición o extinción de un derecho a
la ocurrencia de un acontecimiento futuro e incierto (art. 528). La condición será
suspensiva cuando se subordina la adquisición de un derecho a tal evento incierto,
Ej.: una persona pacta que donará un bien a otra cuando esta última tenga un hijo. Es
resolutoria, en cambio, cuando la ocurrencia del suceso determine la pérdida o
extinción de un derecho, Ej.: una persona acuerda que otra podrá usar un inmueble
de su propiedad hasta que el hijo del primero se case. Otra clasificación distingue en
condiciones casuales (el suceso es independiente de la voluntad de las partes en
forma total, Ej.: si en tal momento cae granizo), potestativas (dependen en gran
medida de la voluntad de las partes, Ej.: si algún día decido ingresar a una orden
religiosa) y mixtas (el suceso depende en parte de la voluntad y en parte de
circunstancias extrañas a ella, Ej.: si en el futuro tengo hijos).
b) Plazo: Supone postergar en el tiempo el ejercicio de un derecho hasta la ocurrencia
de un acontecimiento futuro y cierto. El plazo puede ser cierto (se conoce desde la
celebración del acto el momento en que resultará exigible un derecho, Ej.: el 31 de
diciembre del año 2003 vencerá el plazo acordado para pagar la deuda) o incierto (se
sabe que fatalmente ha de ocurrir pero se carece de precisión acerca del momento
del suceso, Ej.: se establece que se deberá reintegrar el bien prestado a la muerte de
tal o cual persona).
Otra clasificación distingue en plazo suspensivo (Ej.: se pacta el pago de una suma de
dinero a determinada fecha) y extintivo (Ej.: la muerte de la persona a favor de la cual
se constituyó una renta vitalicia produce la extinción de la obligación de quien debía
pagar dicha renta y consecuentemente del derecho al cobro, que no se transmite a los
sucesores del beneficiario).
c) Cargo: Es una obligación de carácter accesorio que es impuesta a quien adquiere
un derecho. Así, por ejemplo, una persona hace donación de su biblioteca,
imponiendo al donatario como cargo que los libros de medicina sean, a su vez,
donados a la biblioteca especializada de una determinada entidad. El beneficiario del
Roberto Daniel Maru 73
UNIDAD 18.
• e) Las letras aceptadas por el gobierno, billetes y cualquier otro título de crédito
del Tesoro Público.
• f) Las letras con la anotación de que pertenecen al Tesoro, dadas por
particulares en pago de derechos aduaneros.
• g) Las inscripciones en la deuda pública.
• h) Las acciones de las compañías autorizadas, emitidas en conformidad con
los estatutos.
• i) Los billetes, libretas y toda cédula emitida por bancos autorizados.
• j) Los asientos de matrimonios en los libros parroquiales y registros civiles, al
igual que sus copias.
FUERZA PROBATORIA
Los instrumentos públicos hacen plena fe:
• a) de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese
anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia.
Esto es hasta que sea argüido de falso.
• b) del hecho de haberse ejecutado el acto.
• c) de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., contenidos
en ellos.
• d) de las enunciaciones de hechos o actos jurídicos directamente relativos al
acto jurídico que forma el objeto principal.
• IMPUGNACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS.
El art. 993 establece que el instrumento público hace plena fe, hasta que sea argüido
de falso por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el
oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en
su presencia.
Pero si sólo se tratara de desvirtuar las manifestaciones de las partes, efectuadas al
tiempo del otorgamiento del acto, relativas o vinculadas con el objeto principal de
aquel (Ej.: el padre, al tiempo de concurrir al Registro Civil a inscribir el nacimiento de
un hijo, manifiesta que el mismo es matrimonial. Tal expresión queda consignada en
la partida, pero no hace al acto principal que otorga al oficial público), no será
necesario recurrir a la promoción de una acción de redargución de falsedad, bastará
con probar (también judicialmente) el hecho que contradiga tales manifestaciones (en
el ejemplo dado, que los padres no se encuentran casados).
ESCRITURAS PÚBLICAS.
CONCEPTO: Son una clase de instrumentos públicos otorgados por los escribanos
en sus libros de protocolo, en concordancia con lo prescripto por las leyes y
reglamentaciones especiales a su respecto. En casos excepcionales pueden ser
otorgadas por otros funcionarios autorizados (jueces de paz; cónsules en el exterior).
EL PROTOCOLO.
Es el libro de registro que llevan los escribanos, en el que se agregan por orden de
fecha las distintas escrituras matrices , en la forma establecida por la ley especial.
El Código dispone que no tienen valor alguno las escrituras no asentadas en el
Protocolo (art. 998).
ESCRITURA MATRIZ Y COPIAS.
Reciben este nombre las escrituras originales agregadas al libro de protocolo.
Paralelamente, se llama primera copia, aquella que el escribano entrega a las partes
al cierre del acto; denominándose segunda copia toda otra que fuera requerida con
posterioridad a la celebración del mismo. Tales copias reciben el nombre de
testimonios.
LA PROTOCOLIZACIÓN.
Se denomina protocolización al acto de agregar al libro de protocolo un instrumento
privado, con lo que este último alcanza categoría de instrumento público. El art. 984
Roberto Daniel Maru 76
del C.C. dispone que el acto bajo firmas privadas, mandado protocolizar entre los
instrumentos públicos por juez competente, es instrumento público desde el día en
que el juez ordenó la protocolización. Del texto trascripto se desprende que la
protocolización sólo procede a requerimiento de juez competente.
INSTRUMENTOS PRIVADOS.
CONCEPTO: El instrumento privado es aquel que las partes otorgan entre sí y sin
intervención del oficial público. Respecto de ellos rige el sistema de la libertad de
formas expresamente consagrado por el art. 1020 del C.C.
Existen dos REQUISITOS que son exigidos como esenciales por la ley, ellos son: la
firma y el doble ejemplar.
a) La firma: La firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo
acto bajo forma privada. No puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de
los nombres o apellidos (art. 1012). Pese a la exigencia legal, la jurisprudencia ha
resuelto que basta la impresión de los caracteres habitualmente utilizados como firma
para que se dé por cumplido el requisito exigido por la norma. No parece posible que
se tenga por cumplido el requisito de la firma con la impresión digital de aquel que no
supiere firmar. Si bien dicha impresión da mayor certeza en cuanto a la identidad de la
persona, no resulta suficiente para demostrar que ha habido voluntad para el
otorgamiento.
Otro supuesto de interés lo constituye el caso de la firma a ruego, es decir, de aquella
que es plasmada en el instrumento por un tercero, ajeno al acto que se formaliza, a
pedido de alguno de los otorgantes que no supiere o no pudiere firmar. En tal
situación, el instrumento privado debería complementarse con el testimonio de los
otorgantes del acto y el tercero, relativo al mandato otorgado en tal sentido.
b) El doble ejemplar: El art. 1021 del C.C. dispone que los actos que contengan
convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales
como partes haya con un interés distinto.
Según lo que se desprende del artículo que nos ocupa, sólo se exige el doble
ejemplar en caso de convenciones bilaterales perfectas (las que al quedar
perfeccionadas originan obligaciones para ambas partes). Por lo tanto, no rige la
exigencia en el supuesto de convenciones bilaterales imperfectas (depósito,
comodato) y unilaterales (donación, fianza, etc.).
La ausencia de doble ejemplar anula el instrumento, pero no el acto que se pretende
documentar.
FUERZA PROBATORIA DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS.
Los instrumentos privados no gozan de autenticidad "per se" como los públicos. Por lo
tanto, y a tal fin, necesitan ser reconocidos en su firma por las partes otorgantes, o
bien, que la misma sea declarada reconocida por juez competente. Al respecto
dispone el art. 1028 que el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que
en el cuerpo del instrumento quede también reconocido. A partir de este momento el
documento produce plenos efectos entre las partes y sus sucesores universales.
En cambio, el instrumento privado no produce efectos respecto de terceros sino hasta
adquirir FECHA CIERTA: Con referencia a esto, el art. 1035 establece que la fecha
cierta de tales documentos será:
a) La de su exhibición en juicio o en cualquier repartición pública, si allí quedase
archivado.
b) La de su reconocimiento ante escribano público y dos testigos que lo firmaren.
c) La de su trascripción en cualquier registro público.
d) La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del de la que lo escribió, o del que
firmó como testigo.
LA FIRMA EN BLANCO.
Roberto Daniel Maru 77
Puede ocurrir que uno de los otorgantes firme en blanco el instrumento, es decir,
antes de que se incluyan las cláusulas relativas al acto pactado.
En tal supuesto, si el que insertó la firma en blanco, la reconoce como propia luego de
completado el instrumento, este es plenamente válido (art. 1016). Si, en cambio, el
que firmó en blanco desconoce el texto inserto, deberá probar que esa no fue su
intención al pactar el contenido (art. 1017).
En todo caso, la nulidad de las declaraciones insertas en el instrumento no podrán ser
opuestas a terceros de buena fe que hubieren contratado con la otra parte en
atención al contenido que luego se anuló (art. 1018), salvo que el papel con la firma
en blanco hubiere sido sustraído y completado por un tercero abusando de dicha
firma en blanco (art. 1019).
UNIDAD 19.
VICIOS DE LA VOLUNTAD.
CONCEPTO: Se denominan así a ciertos defectos, coetáneos a su nacimiento,
susceptibles de causar la nulidad o bien de privar de efectos al acto jurídico.
Tales defectos o vicios pueden afectar la voluntad del sujeto o bien al acto jurídico
directamente.
VICIOS DE LA VOLUNTAD: ERROR, DOLO Y VIOLENCIA.
a) Ignorancia o error: Existe ignorancia cuando la persona desconoce el significado de
alguna cosa, y error cuando tiene una falsa idea al respecto. Al hablar de error como
vicio de la voluntad se comprenden los dos conceptos.
El error puede ser de hecho o de derecho. El primero está referido a circunstancias
fácticas (el ejemplo clásico es el de aquel que, deseando adquirir un determinado
bien, termina comprando otro por su situación de confusión respecto de la
individualidad de uno y otro). El error de derecho, en cambio, se da por ignorar el
otorgante del acto cuál es el régimen jurídico que resulta aplicable al mismo (las
partes constituyen una sociedad con el objeto de funcionar como banco, ignorando
que la ley de entidades financieras y su reglamentación tiene establecido un sistema
cerrado al respecto). El error de derecho no impedirá los efectos legales de los actos
lícitos, ni excusará la responsabilidad por los ilícitos (art. 923).
El error de hecho, a su vez, puede ser esencial o accidental.
Existen distintos supuestos de error esencial:
- "acerca de la naturaleza del acto": creo estar comprando un bien, cuando en
realidad sólo estoy alquilando su uso.
- "acerca del objeto": deseo comprar cien Kg. de maíz y termino adquiriendo una
tonelada.
- "acerca de la persona": quiero donar una suma de dinero al hijo mayor de una
persona amiga, con el fin de costearle los estudios y se la dono al otro hijo que no
tiene vocación alguna.
- "acerca de la causa principal del acto o sobre la cualidad de la cosa que se ha tenido
en mira": quiero comprar un cuadro de Rafael y se me entrega una copia; aquí el error
recae sobre la causa principal, porque yo me decidí a comprar teniendo en mira que
debía ser un cuadro auténtico de ese artista. En cuanto al error sobre la cualidad de la
cosa, se produciría si creo adquirir un perro de raza con "pedigree" y resulta que el
animal no lo tiene (art. 926).
El error accidental es aquel que recae sobre un aspecto secundario o accesorio del
acto. No lo invalida (art. 928).
EFECTOS DEL ERROR:
En los arts. 924 a 927 el Código prevé que el error esencial determina la nulidad del
acto.
Roberto Daniel Maru 78
En realidad, cuando el error recae sobre la naturaleza del acto o sobre el objeto, se
produciría la falta de un elemento esencial de los actos jurídicos, por lo que la doctrina
en general entiende que se trataría de supuestos de actos inexistentes. Para que
haya nulidad tiene que existir el acto jurídico y en los casos señalados directamente
no habría acto jurídico por ausencia de un elemento esencial (el objeto).
Es necesario resaltar que, para que el error esencial incurrido por el agente pueda
causar la nulidad del acto, debe haber existido razón para errar; no siendo alegable el
error cuando ha mediado una negligencia culpable de la parte que lo invoca (art. 929).
b) El dolo:
Es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio,
astucia o maquinación que se emplee por una de las partes para conseguir la
ejecución del acto jurídico (art. 931).
Especies de dolo:
- "Dolo determinante y dolo incidental": el primero está constituido por las
maquinaciones que, en definitiva, llevan a la persona a celebrar el acto. El incidental
es aquel que no resulta determinante del acto; por tanto, no lo invalida. Sin embargo,
el que lo hubiere cometido debe indemnizar a la otra parte el daño que de aquél se
hubiere derivado (art. 934).
- "Dolo positivo y dolo negativo": según que el vicio de la voluntad resulte de una
acción o de una omisión fraudulenta, respectivamente (arts. 931 y 933).
Requisitos que debe reunir el dolo como vicio de la voluntad:
- debe ser grave;
- determinante del otorgamiento del acto por la contraparte;
- debe haber causado un daño importante;
- no debe tratarse de dolo recíproco (por ambas partes).
Efectos del dolo:
Cuando reúna los requisitos expuestos, el dolo determinará la nulidad del acto (el acto
será anulable, de nulidad relativa). Asimismo, por aplicación de las reglas generales
de la responsabilidad, el que hubiere incurrido en acción dolosa deberá satisfacer al
perjudicado los daños y perjuicios derivados de tal acción (art. 935).
Si el dolo proviniera de un tercero serán aplicables las reglas que regulan la violencia
de un tercero como vicio de la voluntad (arts. 941 a 943).
c) Violencia:
Existe cuando se emplee contra el sujeto una fuerza irresistible o se inspire a su
respecto un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad,
honra o bienes,
o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos para conseguir
la ejecución del acto jurídico (arts. 936 y 937). En el concepto dado quedan
comprendidas tanto la violencia física como la violencia moral o intimidación.
Requisitos que debe reunir la violencia moral como vicio del consentimiento:
- debe tratarse de una amenaza injusta (no lo sería si alguien que ha cumplido la
prestación a su cargo, intima al otro a cumplir bajo apercibimiento de iniciarle
acciones legales y ejecutarle los bienes).
- la amenaza debe generar un temor fundado en la persona. A este respecto dice el
art. 938 que la intimidación no afectará la validez de los actos, sino cuando por la
condición de la persona, su carácter, habitudes o sexo, pueda juzgarse que ha debido
racionalmente hacerle una fuerte impresión.
- la amenaza debe referirse a la causación de un mal inminente y grave.
Efectos de la violencia:
Reuniendo los requisitos expuestos, la violencia determinará la nulidad del acto (el
acto será anulable, de nulidad relativa); debiendo indemnizarse los daños causados a
la parte víctima de la violencia.
Roberto Daniel Maru 79
Al igual que en el caso en que el error esencial recae sobre la naturaleza del acto o
sobre el objeto, también en el supuesto de violencia física irresistible, nos
encontraríamos ante un acto inexistente por falta de un elemento esencial (sujeto).
Si la violencia proviniera de un tercero, éste será responsable ante la víctima por los
daños y perjuicios causados. Pero si la otra parte conocía la existencia de violencia
por parte del
tercero, ambos son solidariamente responsables por los daños causados a la víctima
(arts. 941 a 943).
UNIDAD 20.
VICIOS PROPIOS DEL ACTO JURÍDICO.
EL FRAUDE:
El art. 961 establece que todo acreedor quirografario puede demandar la revocación
de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos.
Requisitos de procedencia de la acción revocatoria (art. 942)
- que el deudor se encuentre en estado de insolvencia (estado de impotencia
patrimonial para hacer frente en forma regular a sus obligaciones).
- que el perjuicio a los acreedores surja del acto mismo, sea que lo coloque en estado
de insolvencia o que estándolo, agrave esa situación.
- que el crédito en que se sustenta la acción sea anterior al acto del deudor.
Cuando se trate de atacar un acto celebrado por el deudor a título oneroso, el art. 968
exige para la procedencia de la acción, además de los requisitos vistos, que se
pruebe el concierto fraudulento entre deudor y tercero adquirente (intención del
deudor de defraudar a sus acreedores y complicidad del tercero adquirente a ese fin).
Titulares de la acción.
Aunque la ley habla de acreedores quirografarios (son quienes carecen de
privilegios), la doctrina en general admite que pueden ejercer la acción todo tipo de
acreedores, privilegiados o no.
Efectos de la acción revocatoria
La revocación de los actos del deudor será sólo pronunciada en el interés de los
acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos (art. 965).
Tratándose de enajenaciones a título oneroso, el tercero (cómplice de fraude) debe
restituir la cosa con sus frutos, porque es poseedor de mala fe (art. 971). Y si la cosa
hubiese sido transferida, a su vez, a un sub adquirente de buena fe (no prospera
contra él la acción), el tercero cómplice del fraude deberá indemnizar al accionante los
daños y perjuicios (art.
972).
Si la enajenación que se quiere revocar hubiere sido a título gratuito, bastará que
queden reunidos los requisitos del art. 962. El tercero a quien hubiere pasado la cosa,
aunque desconociera la insolvencia del deudor, deberá restituir el bien (art. 967).
SIMULACION:
La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la
apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas
que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a
personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o
transmiten (art. 955).
Especies de simulación:
- Absoluta y relativa: la simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que
nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una
apariencia que oculta su verdadero carácter (art. 956).
- Lícita e ilícita: la simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni
tiene un fin ilícito (art. 957). Es la denominada simulación lícita y no confiere acción
Roberto Daniel Maru 80
alguna para dejar sin efecto el acto. Es ilícita, en cambio, cuando tiene un fin ilícito o
perjudica a terceros.
Acción de simulación ejercida por las partes:
Tratándose de simulación lícita, la acción entre partes para que se declare simulado el
acto es procedente. Tratándose, en cambio, de simulación ilícita, en principio los
otorgantes del acto concebido para violar las leyes o perjudicar a terceros carecen de
acción el uno contra el otro, salvo que dicha acción se oriente a dejar sin efecto el
acto simulado y siempre que de ello no se derive algún beneficio a las partes (art.
959).
Admitido el supuesto de ejercicio de la acción de simulación por las partes, orientada
a la anulación del acto simulado, será prueba necesaria a presentar el contra-
documento suscripto entre ellas al tiempo del otorgamiento del acto simulado, por el
que se declara que el acto en cuestión es simulado (Art. 960); y sólo se podrá
prescindir del contra-documento si mediaran circunstancias que hagan inequívoca la
existencia de la simulación.
Acción de simulación ejercida por terceros perjudicados por la simulación:
En este caso revisten especial importancia las presunciones como medio de
acreditación del acto simulado, toda vez que los terceros carecen de posibilidad de
presentar el contra-documento, que es un instrumento suscripto en forma secreta por
las partes del acto.
Efectos de la acción de simulación:
El acto simulado reviste la calidad de anulable, de nulidad relativa. Ello así, el efecto
de la acción de simulación es la declaración de la nulidad del acto.
LESIÓN:
El art. 954 establece que podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos
jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia
de la otra, obtuviera por medio de ellas una ventaja patrimonial evidentemente
desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que
existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.
Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción
deberá subsistir en el momento de la demanda.
La acción podrá ser ejercitada por el lesionado o sus herederos, prescribiendo a los
cinco años del otorgamiento del acto.
El accionante tendrá opción entre demandar la nulidad del acto o exigir un reajuste
equitativo del convenio. Sin embargo, si el accionante hubiera demandado la nulidad y
al contestar la demanda la otra parte ofreciere el reajuste, el juicio se limitará a esta
última opción: esto es, no se declarará la nulidad del acto.
UNIDAD 21.
NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS
1. Nulidad. Concepto
Por nulidad debe entenderse la sanción legal que priva de sus efectos propios a un
acto jurídico, en virtud de una causa ya existente al tiempo del otorgamiento del acto.
Nulidad, inexistencia e inoponibilidad
La nulidad es una sanción legal que impide que el acto produzca efectos entre las
partes otorgantes, aunque puede ser que los produzca en forma accidental respecto
de terceros. La inoponibilidad, en cambio, implica que el acto, plenamente valido entre
las partes, no producirá efectos respecto de determinadas personas.
Por su parte, la inexistencia se da cuando un determinado acto jurídico carece de
alguno de los llamados elementos esenciales (sujeto, objeto, forma y causa-fin).
Clasificación de las nulidades
Roberto Daniel Maru 81
Clases
a) Adquisitiva:
El poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de ella por la constitución
de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley (art. 3948).
b) Liberatoria:
El art. 3949 dice que "la prescripción liberatoria es una excepción para repeler la
acción por el solo hecho que el que la entabla ha dejado durante cierto tiempo de
intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere".
Suspensión e interrupción
La suspensión ocurre cuando, en virtud de una causa legal, se detiene el término de
la prescripción; el que empieza a correr nuevamente al concluir la mencionada causal.
El tiempo anterior y el posterior a la causa de suspensión se suman a los fines de
tener por cumplida la prescripción.
La interrupción, en cambio, borra el término cumplido antes de la causal.
Diferencias con la caducidad
a) La caducidad opera la extinción del derecho; la prescripción, en cambio, extingue la
acción.
b) La prescripción cumplida puede ser renunciada, la caducidad no.
c) La prescripción puede verse interrumpida o suspendida, no así la caducidad.