Вы находитесь на странице: 1из 11

Семинар 3

1. Понятие и основные источники гражданского права. Общая характеристика ГП РФ


Понятие гражданского права означает одну из отраслей права, регулирующую имущественные и личные
неимущественные гражданские правоотношения. Гражданское право – основа удовлетворения частных потребностей
человека, а также нормального развития экономики страны. Государство является гарантом защиты гражданских прав.
Система гражданского права берет корни еще в римском праве (или цивильном праве) – системе регулирования
имущественных отношений между гражданами Древнего Рима. Такой принцип гражданского права характерен для
России и всей континентальной Европы, в отличие от англосаксонских стран (Великобритания, США, Канада, Австралия),
где основой законодательства стало не римское право, а принцип «прецедента».
Источники гражданского права.
Источниками гражданского права Российской Федерации являются:
1. Конституция.
2. Гражданский кодекс.
3. Федеральные законы, касающиеся гражданского права.
4. Указы президента и постановления правительства.
5. Акты органов власти субъектов Федерации.
6. Местные нормативные документы юридических лиц (например, документы нотариуса).
7. Некоторые (действующие) нормативные документы СССР и РСФСР.
Объектами гражданского права являются материальные (движимое и недвижимое имущество, деньги и ценные
бумаги) и нематериальные (интеллектуальная собственность, информация, авторское право) блага.
Один из основных параметров субъекта гражданского права – понятие гражданской дееспособности. Гражданская
правовая дееспособность – это возможность гражданина своими действиями осуществлять и приобретать права и
обязанности. Согласно Конституции РФ, о полной дееспособности можно говорить после достижения совершеннолетия. С
14 лет до 18 лет – граждане являются частично дееспособными, а до 14 лет – недееспособными в правовом понимании.
Недееспособным может быть признан также гражданин с серьезным психическим расстройством (только по
постановлению суда). Синонимом правовой дееспособности гражданского права в уголовном праве является
вменяемость.
Основной предмет гражданского права (как и римского права) – это частное право, или право собственности. В
России действует так называемая «триада» гражданского кодекса:
 право владения (обладания) собственностью;
 право распоряжения (возможность изменять, дарить, распоряжаться по собственному усмотрению);
 право пользования (извлекать доходы из собственности, использовать собственность).
Отдельными подотраслями гражданского права являются семейное право (семейный кодекс) и земельное право
(земельный кодекс), а также в некоторых странах – торговое (коммерческое) право и трудовое право.
Главными подотраслями гражданского права можно назвать:
 вещное право;
 обязательственное право;
 исключительные (интеллектуальные) права;
 корпоративное право.
Метод гражданского права - способ регулирования общественных отношений, представляющий систему
специфических приемов, с помощью которых устанавливаются правила поведения участников общественных
отношений. Этот метод предполагает:
 равенство участников гражданско-правовых отношений;
 автономию воли участников гражданско-правовых отношений;
 имущественную самостоятельность участников гражданско- правовых отношений;
 восстановительный характер, защиту гражданских правоотношений;
 компенсационный характер, гражданско-правовую ответственность участников общественных
отношений.
Принципы гражданского права
Принципы гражданского права - основные идеи этой отрасли права. Они представлены в Гражданском
кодексе РФ (ст. 1) в виде следующих основных начал:
 равенство правового режима субъектов гражданского права;
 неприкосновенность собственности;
 свобода договора;
 недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;
 принцип самостоятельности и инициативы в приобретении и осуществлении гражданских прав;
 принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских
прав;
 беспрепятственное осуществление гражданских прав и их защита.
Принцип равенства правового режима субъектов гражданского права характеризуется равными
возможностями всех участников гражданских правоотношений по отношению друг к другу, одинаковым их
правовым положением (статусом). На их действия, по общему правилу, распространяются одни и те же
гражданско-правовые нормы.
Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение собственникам возможности
использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его изъятия или запрета
(ограничений) в использовании. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3
ст. 35 Конституции РФ). Изъятие имущества в публичных интересах также допускается лишь в прямо
установленных законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенсацией.
Принцип свободы договора является одним из основополагающих принципов, влияющих на развитие
гражданского имущественного оборота. Субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в
выборе контрагента и в определении условий своего соглашения. Понуждение к заключению договора, в том
числе со стороны государственных органов, по общему правилу исключается.
Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела характеризует гражданское
право как частное право. Прежде всего принцип обращен к публичной власти, непосредственное
вмешательство которой в частные дела допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.
Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны граждан (ст. 23 и 24 Конституции РФ) также
можно отнести к действию этого принципа.
Принцип диспозитивности означает возможность участников отношений самостоятельно, по своему
усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения (вступать
или не вступать в гражданские правоотношения, требовать или не требовать исполнения обязательств
контрагентом, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д.).
Принцип запрета злоупотреблении правом можно считать исключением (изъятием) из общих
частноправовых подходов гражданского права. Согласно ему право всегда имеет определенные границы, как по
содержанию, так и по способам осуществления вариантов поведения. То есть фактически исключается
безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав
(нельзя осуществлять свои права, нарушая права других лиц). Такие запреты ставят в цивилизованные рамки
правовые отношения и ограничивают возможные недобросовестные действия участников. Например,
собственник земли или иных природных ресурсов осуществляет свои права свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, п.
3 ст. 209 ГК РФ).
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает невозможность
необоснованных помех в гражданских правоотношениях. Он проявляется, например, в свободе
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (сг. 34 Конституции РФ), в
свободе перемещения по российской территории товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК РФ) и т.д.
При этом законом могут устанавливаться некоторые необходимые в общественных (публичных) интересах
ограничения (запрет монополизации рынка, недобросовестной конкуренции и т.п.).
Любая отрасль права является составной частью (элементом) единой правовой системы и обладает
присущими ей особыми функциями (задачами), которые характеризуют ее место в системе права.
Функции гражданского права как отрасли права - задачи, которые оно выполняет в обществе. К ним
относятся:
 регулятивная:
 охранительная.
Особенностью гражданско-правового регулирования является преобладание в нем регулятивных задач (в
сравнении, например, с функциями, выполняемыми уголовным правом).
2. Граждане как участники гражданско-правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан (вкл
неполную дееспособность, а также лишение и ограничение дееспособности)
Правоспособность гражданина – способность иметь права и нести обязанности, признается в равной мере
за всеми гражданами. Правоспособность возникает с момента рождения и прекращается смертью гражданина.
Основные права граждан:
- иметь имущество на праве собственности;
- наследовать и завещать имущество;
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- создавать юридические лица;
- совершать любые законные сделки и участвовать в обязательствах;
- избирать МЖ;
- права авторства;
- иные имущественные и личные неимущественные права.
Дееспособность гражданина – способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, исполнять гражданские обязанности, возникает с наступлением совершеннолетия.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или
руководить ими, может быть признан судом недееспособным. В этом случае от имени гражданина все сделки
совершает опекун.
При злоупотреблении алкоголем и наркотическими средствами возможно ограничение дееспособности, но
только при условии, что этот гражданин своими действиями ставит в тяжелое материальное положение свою
семью.
В отличие от признания лица недееспособным, при ограничении дееспособности гражданин вправе сам
совершать все сделки при условии, что имеется согласие попечителя. В случае прекращения обстоятельств,
явившихся основанием для признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, суд
восстанавливает дееспособность гражданина.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть
признан судом безвестно отсутствующим, если в месте его жительства в течение года нет сведений о его месте
нахождения. Годичный срок исчисляется с момента получения последних сведений. На основании решения
суда о признании гражданина безвестно отсутствующим, имущество этого гражданина передается в
доверительное управление; из этого имущества выдается содержание гражданам, которых отсутствующий
обязан содержать.
С безвестно отсутствующим может быть расторгнут брак в упрощенном порядке. В случае явки или
обнаружения места пребывания отсутствующего гражданина суд отменяет свое решение. Суд только
констатирует факт отсутствия лица и не исходит из предположений ни о жизни, ни о смерти гражданина.
Объявление гражданина умершим. Если гражданин безвестно отсутствует не менее 5 лет, то он может
объявлен судом умершим. Сказанное не означает, что объявлению гражданина умершим должно
предшествовать признание гражданина безвестно отсутствующим. Длительность отсутствия для объявления
гражданина умершим составляет 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью
или дающих основание полагать его гибель от определенного несчастного случая (землетрясение,
кораблекрушение) – 6 месяцев. При объявлении умершими военнослужащих (др. граждан, пропавших в связи с
военными действиями) решение суда может быть вынесено не ранее, чем через 2 года после окончания
военных действий.
Днем смерти объявленного умершим гражданина признается день вступления в законную силу решения суда.
Последствия объявления гражданина умершим: открывается наследство, прекращается брак и обязательства,
которые носят личный характер (алименты, страхование).
Важно отличать объявление гражданина умершим от установления факта смерти гражданина. При
установлении факта смерти гражданина имеются доказательства гибели гражданина и нет необходимости что-
либо предполагать.
3. Юридические лица как участники гражданско-правовых отношений. Дееспособность юр. лиц. Виды юр.
лиц.
юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений должно обладать рядом существенных
признаков:
- организационное единство (наличие определенной иерархии, соподчиненности органов управления
(единоличных или коллегиальных), составляющих структуру юридического лица, и четкой регламентации
отношений между участниками; эти данные отражаются в установленных законом учредительных документах,
например, в уставе вуза);
- обособленное имущество (создает материальную базу для деятельности юридического лица, оно
включает в себя вещи, права на вещи и обязанности по поводу вещей, находящихся в хозяйственном ведении
или оперативном управлении);
- самостоятельная ответственность (проявляется в том, что юридическое лицо отвечает по своим
обязательствам самостоятельно) и некоторые др.
Выступление в гражданском обороте от своего имени означает возможность от своего имени приобретать
и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица классифицируются по различным основаниям:
1. По форме собственности:
- государственные (публичные) - например, все унитарные предприятия и некоторые учреждения, их
целью являются публичные общегосударственные интересы;
- негосударственные (частные).
2. По цели деятельности:
- коммерческие - имеют целью извлечение прибыли и распределение ее между участниками;
- некоммерческие - имеют цели, не связанные с предпринимательством, они могут заниматься
предпринимательской деятельностью только в случае, если это необходимо для достижения их уставных целей,
но ни в каком случае не могут распределять полученную прибыль между участниками.
3. По составу учредителей:
- союзы и ассоциации - они создаются только юридическими лицами;
- унитарные предприятия - они учреждаются государством;
- иные юридические лица - они могут создаваться любыми учредителями с ограничениями,
установленными законодательством.
4. По характеру требований участников:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения - имеют право собственности
или иное вещное право;
- участники хозяйственных товариществ и обществ, кооперативов - имеют по отношению к организации
обязательственные права;
- общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения юридических лиц - в их
отношении участники не имеют имущественных прав.
Гражданский кодекс РФ называет различные организационно-правовые формы юридических лиц:
- хозяйственное товарищество;
- товарищество на вере;
- хозяйственное общество;
- общество с ограниченной ответственностью (ООО);
- общество с дополнительной ответственностью (ОДО);
- акционерное общество (АО);
- закрытое акционерное общество (ЗАО);
- открытое акционерное общество (ОАО);
- производственный кооператив (артель);
- государственные и муниципальные предприятия;
- некоммерческая организация;
- потребительский кооператив;
- общественное объединение;
- религиозное объединение;
- фонд;
- учреждение.
Юридические лица могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов.
Правоспособность юридического лица. Любой участник гражданского оборота - гражданин или
организация должны обладать гражданской правоспособностью и дееспособностью. Обладает этими
юридическими качествами и организация, признаваемая юридическим лицом.
Правоспособность и дееспособность юридического лица отличаются от правоспособности и
дееспособности гражданина. Отличие прежде всего состоит в том, что правоспособность и дееспособность
юридического лица возникают одновременно с момента его регистрации (или регистрации устава), тогда как
дееспособность граждан возникает с достижением определенного возраста, а иногда зависит и от состояния
здоровья человека. Поэтому иногда говорят о "право-дееспособности" юридического лица.
Юридическое лицо может осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие его уставным
задачам (целям) и не запрещенные законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых установлен
законом, юридические лица могут заниматься лишь на основании специального разрешения (лицензии).
Следовательно, правоспособность юридического лица имеет целевой характер, но предусмотренные в его
конкретном уставе цели деятельности могут быть весьма многообразны (например, наряду с чисто
производственными - внешнеторговые, научно-исследовательские и т.д.).
Эти широкие возможности предоставлены хозяйственным обществам и товариществам, кооперативам и
другим организациям коммерческого характера. Собственник имущества или уполномоченное им лицо (орган)
вправе разрешить заниматься некоторыми видами хозяйственной деятельности своему учреждению
некоммерческого характера. С другой стороны, сам закон ограничивает хозяйственные возможности некоторых
юридических лиц, исходя из целей их деятельности (например, предпринимательскую деятельность
политических партий и других общественных организаций).
Из сказанного вытекает, что правоспособность юридического лица может быть как универсальной (что
особенно важно для коммерческих организаций), так и специальной. Закон оговаривает лишь два непременных
условия: во-первых, такая деятельность не должна быть запрещена и, во-вторых, характер деятельности
юридического лица должен быть точно определен в его уставе. А из этого следует, что если в силу тех или иных
причин организация, являющаяся юридическим лицом, изменяет характер хозяйственной деятельности, то
необходимо прежде всего внести соответствующие изменения в его устав.
Дееспособность юридического лица есть его возможность своими действиями приобретать и реализовать
гражданские права и обязанности. Ведь организация - это организованный определенным образом коллектив
работников, в котором каждый из них выполняет определенные функции. Соответственно этому участие членов
трудового коллектива в реализации гражданской дееспособности юридического лица различно.
Необходимо прежде всего выделить органы юридического лица, управляющие его деятельностью. Они
могут быть единоличными (директор, начальник, председатель правления и т.п.) и коллегиальными (совет,
правление, президиум). В хозяйственных обществах и товариществах, кооперативных и общественных
организациях высший орган - общее собрание или собрание уполномоченных. Определение органов
юридического лица важно потому, что их действия признаются действиями самого юридического лица.
Необходимо различать два вида реализации дееспособности юридического лица. Во-первых,
выступление юридического лица в гражданском обороте, в его отношениях с иными участниками, т.е.
совершение различного рода сделок, заключение договоров, выступление в суде или арбитражном суде при
защите прав юридического лица, и, во-вторых, внутрихозяйственная деятельность юридического лица по
исполнению принятых им на себя обязанностей.
Во "внешнем обороте" юридическое лицо представляют его органы или представители. Законодательство
о предприятиях устанавливает, что руководитель предприятия решает все вопросы деятельности предприятия,
за исключением входящих в компетенцию учредителей. Он без доверенности действует от имени предприятия,
представляет его интересы во всех отечественных и иностранных предприятиях, фирмах и организациях,
заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками, выдает доверенности, открывает в банках
расчетные и иные счета и т.п. В отношениях с другими организациями и предприятиями юридическое лицо
может выступать также через своих представителей, которые действуют на основании доверенности, выданной
руководителем.
Материальной основой выступления юридического лиц в гражданском обороте является его
внутрихозяйственная деятельность по производству продукции, выполнению работ или оказанию услуг и др., в
которой участвует весь трудовой коллектив юридического лица.
Для осуществления гражданских прав и обязанностей в большинстве случаев требуются усилия всего
трудового коллектива. Так, для выполнения договора на поставку (продажу) продукции ее необходимо
произвести (или приобрести у производителя), упаковать, отгрузить и т.п. в соответствии с условиями договора.
Все эти действия выполняются всеми работниками юридического лица в соответствии с их служебными
обязанностями.
За действия своих работников, совершенные ими в пределах служебных (трудовых) обязанностей,
юридическое лицо несет ответственность как за собственные. Поэтому необходимо констатировать, что
гражданская дееспособность юридического лица реализуется в полной мере в деятельности всей организации.
4. Понятие, содержание и виды права собственности
Собственность можно определить как общественное отношение по поводу благ, присвоенных лицом
(собственником), которое относится к ним как к своим, что влечет их отчуждение для прочих лиц (несобственников).
Содержанием отношений собственности является принадлежность имущества определенным лицам, которые имеют
право использовать это имущество по своему усмотрению.
Для закрепления существующих в обществе отношений собственности используется такая юридическая
конструкция, как право собственности, то есть наиболее полная юридически обеспеченная возможность владеть,
пользоваться и распоряжаться индивидуально-определенной вещью по своему усмотрению независимо от других лиц и без
ограничения по сроку. Право собственности в субъективном смысле определяет меру возможного поведения
управомоченного лица-собственника. Согласно ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.
Содержание права собственности раскрывается в п. 1 ст. 209 ГК РФ с помощью традиционной для российского
гражданского права «триады» правомочий: права владения, права пользования и права распоряжения.
• Право владения — основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество и фактически обладать им.
• Право пользования — основанная на законе возможность эксплуатации и хозяйственного использования
имущества путем извлечения из него полезных свойств. Право пользования непосредственно связано с правом владения,
поскольку пользоваться имуществом можно, лишь владея им.
• Право распоряжения — возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его
принадлежности или состояния (например, передача по договору или уничтожение). Право распоряжения отличает
собственника от иных владельцев имущества, поскольку права владения и пользования имуществом могут принадлежать
не только его собственнику.
Право собственности не заключается в наличии у собственника всех перечисленных выше трех правомочий. Главная
отличительная черта права собственности заключается в том, что собственник имеет право устранять других лиц от
господства над принадлежащим ему имуществом, то есть действует согласно ст. 209 ГК РФ по своему усмотрению. Все
остальные лица, которые владеют, пользуются и даже распоряжаются имуществом, принадлежащим им на том или ином
праве, осуществляют свои полномочия, руководствуясь не только законом, но и указаниями собственника.
Право собственности не только предоставляет собственнику абсолютные права, но и налагает на него определенные
обязанности. В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если
иное не предусмотрено законом или договором, то есть на нем лежит обязанность несения расходов по содержанию,
ремонту и охране имущества, уплате с него налогов, а также риск гибели или уничтожения имущества.
Субъектами права собственности, согласно ст. 212 ГК РФ, являются:
• Российская Федерация и субъекты Российской Федерации в отношении государственной собственности;
• муниципальные образования в отношении муниципальной собственности;
• граждане и юридические лица в отношении частной собственности.
Законодательство РФ основывается на признании равенства всех собственников и равной защиты их прав.
Объектом права собственности является определенное имущество, понятие которого толкуется законодателем
ограничительно, в связи с чем объектом права собственности могут являться только вещи.
Часть 2 ст. 8 Конституции РФ, а также ст. 212-218 ГК РФ называют три формы собственности: частную,
государственную и муниципальную, а также содержат оговорку о признании в РФ «и иных форм собственности». В то же
время иных форм собственности, предусмотренных ч. 2 ст. 8 Конституции РФ и п. 1 ст. 212 ГК РФ, в настоящее время в
России не существует. В п. 1 ст. 212 ГК РФ воспроизведена лишь конституционная формула, в действительности не
имеющая особого гражданско-правового смысла. Упоминание о «иных формах собственности» может дать базу лишь для
экономических построений (типа «коллективной», «арендной», «общинной собственности»), не имеющих реального
юридического смысла. Образования, не имеющие гражданской правосубъектности, в частности трудовые и иные
коллективы, различные «общины» и тому подобные объединения, не могут выступать в качестве субъектов права[32].
Принадлежность имущества гражданам и юридическим лицам означает нахождение этого имущества в частной
собственности.
Субъектами частной собственности выступают отдельные граждане (физические лица), их простая совокупность
(супруги, семья), а также юридические лица. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое
имущество, за исключением отдельных видов, которые в соответствии с законом не могут принадлежать гражданам или
юридическим лицам. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц,
могут быть ограничены только на основании закона.
В соответствии со ст. 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации является имущество,
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), а также субъектам
Российской Федерации (собственность субъектов РФ).
Права собственника от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуществляют органы
государственной власти в рамках их компетенции. Так, права собственника в отношении федерального имущества в
настоящее время осуществляют Правительство РФ и уполномоченный им орган — Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом.
Круг объектов государственной собственности не ограничен, поскольку в собственности государства может
находиться любое имущество. При этом некоторые виды имущества являются объектом исключительно государственной
собственности и могут принадлежать только Российской Федерации (например, имущество Вооруженных Сил РФ может
находиться исключительно в федеральной собственности).
Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и
учреждениями во владение, пользование и распоряжение. При этом государственные предприятия и учреждения
приобретают на переданную им государственную собственность право хозяйственного ведения или право оперативного
управления и самостоятельно используют переданное им имущество в рамках предоставленных им вещных прав.
Имущество, поступившее в государственную собственность и не закрепленное за государственными предприятиями и
учреждениями, составляет государственную казну РФ либо казну субъекта РФ.
Специфика государственной собственности, таким образом, состоит в следующем:
• в собственности государства может находиться любое имущество, в том числе и изъятое из оборота;
• некоторые способы возникновения права собственности присущи только государственной собственности
(например, взимание налогов);
• только государству предоставлено право осуществлять принудительное изъятие имущества у других
собственников;
• государство само устанавливает правила использования имущества.
Согласно п. 1 ст. 215 ГК РФ муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве
собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. Правовая конструкция
муниципальной собственности в некотором роде копирует государственную собственность, хотя и не тождественна ей.
В соответствии с п. 2 ст. 125 ГК РФ от имени муниципальных образований права собственника осуществляют
органы местного самоуправления, рамки, компетенции которых устанавливаются нормативными актами, определяющими
статус этих органов.
Кмуниципальной собственности относится значительно меньше объектов, чем к государственной собственности.
Они включают в себя в основном жилой фонд, объекты инженерной инфраструктуры, производственного назначения, а
также учреждения образования, здравоохранения и культуры.
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и
учреждениями, которые осуществляют владение, пользование и распоряжение имуществом в рамках переданных им
вещных прав. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными
предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего муниципального образования.
5. Сделки: понятие, содержание, виды и формы
Сделка — правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Признаки:
1) юридический факт;
2) волевой акт;
3) правомерное юридическое действие;
4) направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Состав сделки — совокупность определенных фактов, наличие которых необходимо в каждой сделке.
Отклонение от указанных фактов влечет не те последствия, наступления которых желало лицо, совершая
сделку. Объективная сторона характеризуется волеизъявлением сторон, которое может быть прямым
(совершаемым в устной или письменной форме) или косвенным (лицо совершает такие действия, из сущности
которых явно следует намерение заключить сделку). Субъективная сторона характеризуется
обстоятельствами, характеризующими субъектов сделки.
Виды:
1) по количеству участвующих сторон:
а) односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной стороны);
б) двусторонние (выражение воли двух сторон);
в) многосторонние (выражение воли трех и более сторон);
2) по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по сделке:
а) безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без получения за это
встречного удовлетворения: дарение);
б) возмездные (порождает правоотношение, в силу которого каждая из сторон вправе требовать от
другой определенного имущественного предоставления: поставка, подряд);
3) по моменту совершения:
а) консенсуальные — сделка считается совершенной с момента достижения соглашения между
сторонами: поставка, аренда;
б) реальные (требуется достижение соглашения и одновременно передача имущества: заем, хранение);
4) по значению цели:
а) каузальные, к их числу относятся почти все сделки (цель в них прямо выражена: купля-продажа);
б) абстрактные (основание не указывается, цель совершения не ясна: вексель).
Кроме того, существует деление сделок на срочные (определен момент вступления сделки в действие
либо момент ее прекращения) и бессрочные (момент ее действия и прекращения не определяется).
Форма сделки — способ выражения воли сторон к совершению сделки. Существуют устная и
письменная формы. Несоблюдение формы сделки влечет ее недействительность. Устно могут совершаться
любые сделки в случае, когда:
1) законом или соглашением не установлена письменная форма;
2) сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок, требующих нотариального
удостоверения, а также сделок, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет
недействительность);
3) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной
форме исполнения.
В остальных случаях сделки должны заключаться в письменной форме. Необходима письменная
форма, если сделку заключают между собой юридические лица или граждане (если сумма превышает 10
минимальных размеров оплаты труда).
Обязательному нотариальному удостоверению подлежат:
1) в случаях, указанных в законе (договор ренты, дарения). Сделки, связанные с землей и недвижимым
имуществом, подлежат государственной регистрации;
2) если это предусмотрено соглашением сторон.
6. Гражданско-правовой договор понятие, виды, основания возникновения
Под понятием договора подразумевается соглашение 2 или более лиц, по условиям которого
устанавливаются, изменяются или прекращаются некие гражданские права и обязанности (п. 1 ст. 420
Гражданского кодекса РФ).
При этом стороны вольны заключать соглашения как непосредственно предусмотренных
законодательством видов, так и не регламентированных законом и прочими нормативными актами (п.  2 ст. 421
ГК РФ).
С учетом предоставляемой ГК РФ свободы договора предусмотренные законодателем гражданско-
правовые договоры (понятие, виды, классификация которых более подробно раскрыты далее в нашей
статье) могут сочетать одновременно признаки соглашений различных типов. 
ВАЖНО! Договор, предметом которого является получение услуги или результата работы, следует
различать с трудовым договором, который регулируется не ГК РФ, а Трудовым кодексом РФ. 
Классификация договоров в гражданском праве по предмету соглашения 
По названному критерию можно выделить договоры:
 о переходе вещных прав на имущество (например договоры купли-продажи, аренды и т. п.);
 на выполнение работ (договоры подряда и др.);
 на предоставление услуг (договоры возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной
экспедиции и др.);
 об использовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и ноу-
хау (лицензионные соглашения, договоры коммерческой концессии и т. д.);
 о совместной деятельности (учредительный договор некоммерческой организации и т. д.). 
Данным перечнем не охватываются все сферы, где используются договоры, к которым относятся также
брачный контракт, договор поручительства, мировое соглашение, договор о разделе продукции и т. д.
Понятие и виды гражданско-правовых договоров достаточно подробно раскрыты также в других
материалах нашего сайта, поэтому рекомендуем ознакомиться и с ними (например, Договор доверительного
управления имуществом и др.). 
Понятие и виды договоров в гражданском праве: иные критерии классификации 
Приведенная выше классификация договоров не является единственно возможной. Например, можно
дифференцировать договоры по возможности участия сторон в процессе согласования условий, и в этом случае
из общего ряда соглашений по названному признаку выделить договор присоединения.
Договоры можно классифицировать и по таким признакам, как:
 возмездность (возмездные и безвозмездные);
 количество сторон (двусторонние, трехсторонние и т. д.);
 фиксация в ГК РФ и иных нормативных актах (поименованные и непоименованные);
 момент возникновения обязательства (реальные и консенсуальные);
 структура (простые и смешанные);
 характер договоренностей (предварительные, основные, рамочные, с примерными условиями,
опционные и т. д.). 
Таким образом, видов договоров в зависимости от критериев, по которым их выделяют, может быть
несколько. При этом каждый договор может одновременно относиться к разным видам в зависимости от
выбранного критерия классификации. 
Основные типы договоров по ГК РФ 
Можно выделить следующие типы договоров:
 смешанный;
 публичный;
 присоединения;
 предварительный;
 рамочный;
 опцион на заключение договора;
 опционное соглашение;
 абонентский;
 в пользу третьего лица. 
В основу данной классификации положены отличия способа построения договорных отношений от общих
конструкций. Так, на основе каждого из приведенных типов может быть составлен договор любого вида. 
Содержание гражданско-правового договора 
Существенным условием всякого договора выступает его предмет, поэтому сведения о нем должны быть
включены в содержание соглашения. При этом закон, мнения сторон соглашения, традиции делового оборота и
судебная практика устанавливают определенные требования к формулировке данного условия (рекомендуем
ознакомиться на примере договора уступки права в статье Договор переуступки права требования – образец, в
которой также подробно раскрыты понятие и виды договора такого типа).
Также в договоре должны быть отражены те сведения, которые, по мнению сторон, подлежат
согласованию.
Упрощенная схема содержания, по которой обычно составляются такие договоры, выглядит так:
 Сведения о сторонах соглашения.
 Предмет договора.
 Иные существенные условия соглашения.
 Обычные условия, т. е. условия, регламентированные соответствующими НПА и по умолчанию
вступающие в действие в момент подписания договора, не требующие согласования его участниками
(например, о сроке годности товара и т. д.).
 Случайные условия — условия, которые включаются в структуру договора только по желанию
его сторон и отсутствие которых в соглашении не влечет его недействительность (например, условия о выборе
суда в случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке сторонами и др.). Случайные условия
отличаются от обычных тем, что первые начинают действовать только после их включения в договор.
 Реквизиты и подписи сторон. 
Итак, под понятием договора имеется в виду соглашение между 2 или более лицами, в соответствии с
которым устанавливаются, изменяются или прекращаются определенные гражданские права и обязанности. В
договоре вне зависимости от его вида должны быть определены все его существенные условия, названные
таковыми законом или сторонами.
К основаниям возникновения обязательств относятся следующие юридические факты:
 Заключение сторонами договора и реализация прочих сделок, в т. ч. односторонних (например,
объявление публичного конкурса (ст. 1057 ГК РФ) порождает обязательство организатора выдать обещанную
награду и т. д.).
 Нанесение вреда. Порождает обязательство по его возмещению (ст. 1064 ГК РФ).
 Неосновательное обогащение. Порождает обязательство по осуществлению возврата приобретенного
указанным образом (ст. 1102 ГК РФ).
 Принятие решения собранием. В данной ситуации подразумеваются решения определенной группы лиц,
обладающей полномочиями по принятию решений, порождающих гражданско-правовые последствия, носящих
обязательный характер для всех лиц, правомочных принимать участие в таком собрании, а также для других
лиц, если это регламентировано законом или происходит из существа отношений (п. 103 постановления
пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).
 Издание госорганами или органами местного самоуправления соответствующих актов. Например,
обязательство государства осуществить выкуп участка земли после издания соответствующего решения об
изъятии (ст. 279 ГК РФ).
 Принятие решения судом.
 Правомерное приобретение имущества.
 Создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и прочих результатов
интеллектуальной деятельности.
 Наступление событий, порождающее определенные гражданско-правовые последствия. Например,
возникновение правоспособности лица в момент его рождения (ст. 17 ГК РФ).
 Иные действия граждан и юрлиц. Сюда можно отнести действия, не подходящие под описанные выше
категории. Например, находку клада или действия по предотвращению вреда личности или имуществу
физлица. 
ВАЖНО! Для возникновения некоторых обязательств требуется совокупность юридических фактов.
Например, наследование по завещанию может быть реализовано при наличии следующего состава
юридических фактов:
 смерть завещателя или объявление его умершим;
 существование завещания;
 принятие наследства. 
7. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда (деликты)
Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим
компенсацию сверх возмещения вреда.
2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия
причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
Обязательство из причинения вреда — внедоговорное обязательство, возникающее вследствие нарушения
имущественных и личных неимущественных прав потерпевшего и призванное обеспечить восстановление этих прав за
счет причинителя вреда либо за счет иных лиц, на которых законом возложена такая обязанность.
Элементами обязательства являются:
·       предмет (действие должника, обеспечивающее наиболее полное восстановление материальных и личных
нематериальных благ кредитора, которому причинен вред);
·       стороны (причинитель вреда — должник и потерпевший — кредитор);
·       содержание обязательства (права и обязанности сторон).
Основанием возникновения деликтного обязательства является вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, либо имуществу юридического лица. Под вредом понимаются неблагоприятные для потерпевшего
имущественные и неимущественные последствия.
Для наступления ответственности за причинение вреда необходимо, как правило, наличие четырех условий:
1) причинение вреда;
2) противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом;
4) вина причинителя вреда.
В литературе этот принцип именуется генеральным деликтом. В предусмотренных законом случаях на
причинителя может быть возложена обязанность возмещения вреда и при усеченном составе генерального деликта, а
именно: при отсутствии в его действиях вины и противоправности (ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда).
Причинение вреда . Вред может быть причинен личности и имуществу гражданина, а также имуществу
юридического лица.
Вред, который не может быть оценен в деньгах, — это неимущественный вред. Он возникает, как правило, при
нарушении личных неимущественных благ (прав) граждан. В юридической литературе и законодательстве
неимущественный вред именуется моральным, под которым понимаются физические и нравственные страдания,
переживаемые гражданином.
Вред, который может быть оценен в деньгах, — это имущественный вред. Если вред причинен жизни или
здоровью гражданина (его неимущественным благам), возникает имущественный вред, который выражается в утрате
заработной платы (иных доходов), необходимости несения расходов на восстановление здоровья (оплата лекарств,
санаторного лечения, протезирования и т.п.).
При причинении имущественного вреда действует общий принцип полного его возмещения:
·       возмещение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, либо исправление поврежденной вещи);
·       возмещение причиненных убытков. Под убытками понимаются расходы, которые потерпевший произвел или
должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб); а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода) ст. 15 ГК РФ.
В тех случаях, когда определить размер причиненного вреда затруднительно (при причинении вреда окружающей
среде, животному миру и т.п.), в правовых актах устанавливаются специальные методики, таксы и тарифы подсчетов
убытков.
Противоправность действий — это действие или бездействие какой-либо правовой нормы. Принцип генерального
деликта исходит из правила: всякое причинение вреда противоправно, если законом не установлено иное.
Вред, причиненный правомерными действиями, по общему правилу возмещению не подлежит (правомерным и
неподлежащим возмещению является вред, возникший при исполнении предусмотренных законом обязанностей по
тушению пожара, спасению людей, имущества и т.д.).
ГК РФ предусматривает два случая причинения вреда правомерными действиями.
·       Состояние необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) — защита личности, если не были превышены ее пределы.
Превышение пределов необходимой обороны — противоправные действия, явно не соответствующие способу и характеру
нарушения. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были
превышены ее пределы.
·       Состояние крайней необходимости (ст. 1077 ГК РФ). В этом случае причинение вреда является правомерным
действием, но не исключает возложение обязанности по возмещению вреда на лицо, действовавшее в этом состоянии.
Связано это с тем, что потерпевший не совершает противоправных действий, он оказывается жертвой стечения
обстоятельств, носящих случайный характер. Согласно п. 1 ст. 1067 ГК РФ субъектом ответственности является лицо,
причинившее вред. Иногда причинитель совершает по крайней необходимости действия не в своих интересах, а в
интересах третьих лиц. В таких случая суд вправе учитывать конкретные обстоятельства дела (в том числе имущественное
положение участников), возложить обязанность возмещения вреда на третье лицо, либо обязать к возмещению полностью
или частично как третье лицо, так и причинителя вреда, либо полностью освободить от возмещения того и другого.
Причинная связь между действием причинителя и наступившим вредом.
Причинная связь — необходимое условие любой юридической ответственности. Ответственность наступает лишь
в том случае, если вред явился результатом действий (бездействий) причинителя.
Вина причинителя. Причинитель вреда предполагается виновным, пока он не докажет свою невиновность.
Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности
причинителя вреда. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.
Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, влечет уменьшение
размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
В зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда, а также с учетом имущественного положения
причинителя вреда, закон допускает исключение из общего правила о полном возмещении вреда:
·       вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит (пешеход бросается под машину);
·       при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда, в случаях, когда его
ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может
быть отказано, если законом не предусмотрено иное (пешеход переходит дорогу перед близко идущим транспортом и
попадает под машину);
·       размер возмещения должен быть уменьшен, если вред возник или увеличился из-за грубой неосторожности
потерпевшего;
·       при наличии вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается, даже при грубой
неосторожности потерпевшего (на стройке рабочий работал без каски и получил травму головы);
·       вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов п. 1 ст. 1085 ГК РФ, при
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также при возмещении расходов на погребение.
Источники правового регулирования обязательств, вытекающих из причинения вреда:
·       ГК РФ гл. 59;
·       ФЗ РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
·       ФЗ РФ «О техническом регулировании»;
·       Трудовой кодекс РФ;
·       ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»;
·       Устав железнодорожного транспорта РФ (УЖД);
·       Устав автомобильного транспорта РСФСР;
·       Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ);
·       Воздушный кодекс РФ;
·       Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ) и др.;
·       Письмо Минздрава РФ «О возмещении вреда».
Все вышеперечисленные нормативные акты являются ныне действующими и четко определяют права и обязанности сторон в
правоотношении, возникшем вследствие виновного причинения вреда гражданину или юридическому лицу, а также порядок разрешения
возникших по этому поводу споров.
Система обязательств из причинения вреда включает:
·       ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником;
·       ответственность за вред, причиненный актами власти, а также незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда;
·       ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами;
·       ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих;
·       ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина;
·       ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг;
·       ответственность за моральный вред.