Вы находитесь на странице: 1из 133

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Е.М. Табачный, Е.Ю. Абрамова, Е.И. Рукина

Правовая охрана и управление интеллектуальной собственностью


предприятия

учебное пособие
по курсу

«Защита интеллектуальной собственности»


для студентов, обучающихся по направлению «Экономика».

Москва
Издательство МЭИ
2018

Утверждено учебным управлением НИУ «МЭИ»


в качестве учебного издания.
Подготовлено на кафедре Экономики в энергетике и промышленности

Рецензенты: Гретченко А.И., докт. эк. наук, проф. кафедры


Национальной и региональной экономики ФБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова"; Зубкова А.Г., канд. эк. наук, проф. каф. Экономики в
энергетике и промышленности ФБОУ ВО НИУ «МЭИ».

Табачный, Е.М., Абрамова Е.Ю., Рукина Е.И.


Правовая охрана и управление интеллектуальной собственностью
предприятия.
Учебное пособие / Е.М. Табачный, Е.Ю. Абрамова, Е.И. Рукина – М.:
Издательство МЭИ, 2018. – 143 с.

Учебное пособие представляет содержание понятий


интеллектуального капитала, интеллектуальной собственности,
нематериальных активов предприятия. Рассмотрены возможные методы
охраны интеллектуальной собственности и их применение в зависимости
от вида результата интеллектуальной деятельности. Представлены
возможности и направления использования интеллектуальной
собственности предприятия в интересах ее коммерциализации.

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,

© Национальный исследовательский
университет «МЭИ», 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БИЗНЕСЕ И ЭКОНОМИКЕ.
РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ ..................................... 5
ГЛАВА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОНЯТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ................................................................. 9
1.1 Интеллектуальные ресурсы (интеллектуальный капитал), интеллектуальная
собственность и нематериальные активы организации .............................................. 9
1.2. Понятие интеллектуальной собственности. Классификация объектов
интеллектуальной собственности ................................................................................. 12
ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2
.............................................................................................................................................. 19
2.1 Нормативно-правовая база интеллектуальной собственности ..................... 19
2.2 Экономическое значение интеллектуальной собственности для
деятельности предприятия ............................................................................................ 22
2.3 Проблемы создания и использования интеллектуальной собственности в
деятельности предприятия ............................................................................................ 24
2.4 Государственная патентная система РФ ........................................................ 25
ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РЕЖИМЕ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ........................................... 28
3.1 Объекты патентного права, сроки правовой охраны, условия
патентоспособности ....................................................................................................... 28
3.2 Субъекты патентного права. Виды прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы ................................................................................................ 34
3.3 Передача патентообладателем прав на объекты патентного права. Виды
лицензий .......................................................................................................................... 38
3.4 Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в
связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору
.......................................................................................................................................... 40
3.5 Порядок получения патента в РФ. Изобретение, полезная модель и
промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания
или при выполнении работ по договору ...................................................................... 45
ГЛАВА 4. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РЕЖИМЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ .... 50
4.1 Объекты авторского права ............................................................................... 50
4.2. Смежные права ................................................................................................. 58
4.3 Особенности охраны прав на программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральных микросхем ………………………………………………… 61
4.4. Ответственность за нарушение личных неимущественных и
исключительных (имущественных) прав на объект интеллектуальной
собственности ................................................................................................................. 65
4.5 Гражданско-правовые сделки при создании и передаче прав на объекты
интеллектуальной собственности ................................................................................. 71
ГЛАВА 5. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ЗНАКОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ И
ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ................................................................................ 76
5.1. Фирменное наименование ............................................................................... 77
5.2. Товарный знак и знак обслуживания ............................................................. 79
5.3. Исключительное право и регистрация товарного знака и знака
обслуживания.................................................................................................................. 84
5.4 Особенности охраны и использования наименования места происхождения
товара (НМПТ) ............................................................................................................... 88
5.5 Нарушение и защита исключительных прав владельца ТЗ, ЗО ................... 90
ГЛАВА 6. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СЛУЖЕБНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ
ТАЙНЫ, «НОУ-ХАУ» ....................................................................................................... 91
ГЛАВА 7. СПОСОБЫ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗА РУБЕЖОМ .................................................................................................................. 100
7.1. Национальная процедура .............................................................................. 102

3
7.2. Использование договоров в области охраны объектов интеллектуальной
собственности за рубежом........................................................................................... 103
ГЛАВА 8. КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ (НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ПРЕДПРИЯТИЯ............ 116
8.1. Внесение ОИС в уставный капитал и в состав нематериальных активов
предприятия .................................................................................................................. 117
8.2. Использование нематериальных активов .................................................... 126
Список литературы ................................................................................................... 132

4
ВВЕДЕНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
БИЗНЕСЕ И ЭКОНОМИКЕ. РОЛЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ

Существуют два варианта роста экономики (и мировой и


национальной и экономической деятельности предприятия):
экстенсивный рост и интенсивный рост. На рис. В.1 представлены
характеристики этих видов развития.

Экономический рост
(на любом уровне: предприятие,
национальная экономика, мировая)
экономика)

Экстенсивный рост Интенсивный рост


осуществляется за счет осуществляется за счет более эффективного
Рисунокколичества
увеличения В.1. Экстенсивный и интенсивный
использования путь развития
ресурсов, которое
используемых ресурсов: экономики
достигается:
1. увеличение 1. вследствие применения новых технологий,
количества добываемого
Экстенсивный новых
путь развития способов
носит преобразования
тупиковый ресурсов,
характер из-за
или перерабатываемого что позволяет уменьшить затраты на
сырья, материалов. создание конечного продукта и повысить его
2. увеличение качество.
количества рабочих мест 2. создание новых продуктов, материалов,
при имеющемся уровне изделий, которые удовлетворяют новым
технологии. потребностям всех участников рынка,
3. увеличение требуют меньших затрат на обработку
производственной 3. новые способы организации и управления
мощности: увеличение производством, персоналом, финансами,
количества работы на рынке и т.д. Подобные
оборудования, цехов, инновационные меры позволяют уменьшить
предприятий. постоянные расходы организаций и приводят
к увеличение конечного результата
деятельности.

Рисунок В.1. Экстенсивный и интенсивный путь развития экономики

Экстенсивный путь развития носит тупиковый характер из-за


ограниченности ресурсов. Именно поэтому современная тенденция в
виде перехода от индустриальной эпохи развития к

5
постиндустриальной, к интенсивному пути роста - на сегодняшний
день представляется единственным перспективным направлением
развития экономики. Интенсивный рост предполагает развитие за счет
использования нововведений, (инноваций, новшеств), являющихся
результатом интеллектуальной деятельности.
Интеллектуальная деятельность, в свою очередь, проявляется в
процессе инновационной деятельности.
Инновационный бизнес, инновационная деятельность – это
деятельность по трансформации идей (появляющихся в виде новых
потребностей рынка и/или результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ – НИОКР) в коммерчески значимые
новшества (новые продукты/услуги; новые/усовершенствованные
технологические процессы/способы производства;
новые/усовершенствованные способы организации и управления), то
есть в новшества, способные приносить прибыль. Линейная модель
инновационного процесса представлена на рис. В2.

2.Новшество 3. 4. Оценка
(результат Маркетинговое коммерческого
НИОКР, исследование потенциала (спроса
интеллектуальной (потребностей в на новшество,
деятельности: новшестве) возможной прибыли)
устройство,
технология, метод
организации и
управления, …)

5. НИОКР, изготовление
1. Идея опытной партии
(возникшая потребность рынка
или результат НИОКР)
6. Рыночные
испытания

8.Диффузия
(распространение
9.Оценка новшества, 7. Реализация
новшества серийное новшества
рынком, в промышленном
производство)
интенсификация масштабе
деятельности

Рисунок В.2. Линейная модель инновационного процесса

6
Новшество в виде новых знаний о создании и использовании новых
продуктов, технологических процессов, способах организации и
управления появляется именно как результат интеллектуальной
деятельности, осуществляемой в рамках инновационной, деятельности.
В Основных направлениях политики РФ в области развития
инновационной системы (Утверждены Председателем Правительства РФ
05.08.2005 № 2473п-П7) определяет инновационную деятельность как
выполнение работ и/или оказание услуг, направленных на создание
новшеств (инноваций, нововведений), а именно:
 на создание и организацию производства принципиально новой
или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ,
услуг);
 создание и применение новых или модернизацию существующих
способов (технологий) ее производства, распространения и
использования;
 применение структурных, финансово-экономических, кадровых,
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и
сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию
затрат или создающих условия для такой экономии.
Результаты интеллектуальной деятельности человека, представляют
собой новое знание, которые являются одним из факторов приобретения
и приумножения капитала, поскольку владелец новых знаний имеет
существенные преимущества при их коммерциализации.
Объектом управления в инновационной деятельности являются:
1. Сама интеллектуальная деятельность - деятельность по
получению результатов в виде интеллектуальных ресурсов (организация
и управление этой деятельностью).
2. Права на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальная собственность).
3. Использование этих интеллектуальных ресурсов и прав в
коммерческой деятельности с целью получения прибыли от
использования интеллектуальных ресурсов (коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности).
В предлагаемом курсе рассматриваются вопросы
- получения прав на результаты интеллектуальной деятельности и
защиты этой интеллектуальной собственности (ИС),
- вопросы управления коммерческим использованием
интеллектуальной собственности и
- проведения необходимой для этого использования стоимостной
оценки ИС.
Возрастание роли интеллектуальных ресурсов в деятельности
современного предприятия и необходимость профессионального
управления этими ресурсами подтверждает тенденция современных

7
экономик в виде смены технологического уклада – перехода от
индустриальной эпохи развития к постиндустриальной (также
называемой информационной эпохой развития, экономикой знаний,
инновационной экономикой).
В западных странах такой переход пришелся на 70-е годы, когда в
концепциях экономического развития на первый план вышла
инновационная деятельность и категория нововведения. При таком
подходе рост производства достигается не за счет тиражирования
существующих технологий, дополняемых лишь техническими
усовершенствованиями и модернизацией, а путем широкомасштабного
внедрения новшеств: новых технологий, изделий – созданных в
результате интеллектуальной деятельности. Характеристики развития
экономик в индустриальную и постиндустриальную эпоху представлены
в табл. В.1.
Таблица В.1
Основные отличительные характеристики развития экономики в
индустриальную и постиндустриальную эпоху

Характерная Индустриальная Постиндустриальная


особенность эпоха (вторая половина эпоха (конец ХХ – начало
ХХ века) ХХI века)

Стратегические Производственный Научные знания


факторы экономического опыт, вовлечение (интеллектуальные
роста дополнительных ресурсы), инновационная
ресурсов деятельность
Основные стратегии в Перелив Перелив знаний и
мировой экономике финансового и технологий
физического капитала
Основная формула Капитал + труд Капитал + НИОКР,
производства знания
Основные Промышленные Новшества, инновации:
конкурентные технологии новые технологии,
преимущества продукты, способы
организации и управления
Преобладающий Физический Интеллектуальный
капитал капитал
(интеллектуальные
ресурсы)
Преобладающие Материальные Нематериальные
активы
Инновационный Периодический, Постоянный,
процесс осуществляемый на управляемый на
уровне функциональных корпоративном уровне
подразделений

С переходом в постиндустриальную эпоху преобладающим

8
капиталом становится интеллектуальный капитал (интеллектуальные
ресурсы), а не физический.

ГЛАВА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.1 Интеллектуальные ресурсы (интеллектуальный


капитал), интеллектуальная собственность и
нематериальные активы организации

Интеллектуальный (неосязаемый) капитал – это показатель,


влияющий на конкурентоспособность, прибыль и рыночную стоимость
фирмы, в зависимости от количества и качества имеющихся у нее
нематериальных (интеллектуальных) ресурсов: количество патентов,
результатов НИОКР, человеческого капитала и др.
Интеллектуальные ресурсы (Интеллектуальный капитал) — это
- знания, навыки и производственный опыт конкретных людей и
- нематериальные активы, включающие патенты, базы
данных, программное обеспечение, товарные знаки и др.,
которые производительно используются в целях
максимизации прибыли и других экономических и технических
результатов и обеспечивает экономическую конкурентоспособность.
В российской практике чаще используется термин
«интеллектуальные ресурсы».
Основная ценность прав на часть интеллектуальных ресурсов в
виде интеллектуальной собственности состоит в том, что на рынке это
сегодня единственный способ законной монополизации производства
новых товаров и услуг с высококачественными потребительскими
свойствами. Поэтому вопросы создания и использования ИС выходят в
число приоритетных в деятельности современного предприятия.
Каждое предприятие обладает комплексом ресурсов, которые оно
использует в своей деятельности в интересах извлечения прибыли.
Ресурсы предприятия можно разделить на материальные (трудовые,
материалы, оборудование, финансы, …) и нематериальные
(интеллектуальные) ресурсы.
Все интеллектуальные ресурсы (интеллектуальный капитал)
обладают общим признаком – «знания». Интеллектуальный капитал –
это знания, которые могут быть превращены в финансовый капитал
(прибыль). Знания – это точная информация по конкретной проблеме.

9
То есть любой интеллектуальный ресурс представляет, в отличие от
информации, не просто совокупность данных (информацию), а именно
точную информацию по какой-либо проблеме (знания).
В работах западных специалистов понятие «интеллектуальные
ресурсы» определяется как «интеллектуальный капитал». Всемирная
организация по интеллектуальной собственности (ВОИС) следующим
образом определяет интеллектуальный капитал: ИК – это все права,
относящиеся к литературным, художественным и научным
произведениям, исполнителям звукозаписи, радио-теле-передачам,
изобретениям, промышленным образцам, полезным моделям, торговым
знакам и знакам обслуживания, фирменным наименованиям, и другие
права, относящиеся к интеллектуальной деятельности.
Структура интеллектуального капитала по материалам западных
специалистов представлена на рис. 1.1.

Интеллектуальный капитал

Человеческий Рыночный Инфраструктурный


капитал капитал (организационный)
капитал

 Обученный  Товарные знаки Права на


объединенный  Фирменные  объекты ИС
персонал наименования  инструкции и
 Менеджмент  Деловая методики работы
 Умения, знания, репутация
 системы
навыки и НОУ-ХАУ  Постоянные
персонала. организации и
покупатели
 Контакты с управления
ЧК -  информационны
клиентами.
фирме не е ресурсы
принадлежит и не
РК – это ИК–это
отражается в активах
рыночный, интеллектуальная
фирмы
клиентский капитал. собственность,
отражен в активах
фирмы

Рисунок 1.1. Состав интеллектуального капитала

10
При этом к составным частям интеллектуального капитала
большинство авторов относят
рыночный капитал (отношенческий, клиентский, брендовый
капитал);
человеческий капитал, элементами которого являются знания,
навыки, моральные ценности персонала, При этом понятие «опыт
сотрудников» трактуется как «интеллектуальные активы» -
закодированные знания сотрудников;
инфраструктурный капитал, который включает организационную
структуру, ноу-хау, патенты и торговые марки.

Состав интеллектуальных ресурсов, принятый в российской практике


представлен в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Интеллектуальные ресурсы организации

Результаты научно- Результаты Опыт сотрудников


технической других видов
деятельности интеллектуальной
деятельности
Определение Знания, Знания, Знания, не
представленные в представленные на выраженные на каком-
документации по материальном либо носителе, но
договорам на носителе, но не которые используются
НИОКР вошедшие в отчет по в деятельности
НИОКР организации
Пример Отчеты, Научные статьи. Профессиональны
конструкторская Базы данных о е навыки, опыт
документация, коммерческих сотрудников.
изобретения, связях,
полезные модели, о потребителях, Умения и знания
промышленные конкурентах, сотрудников, их
образцы, программы потребностях рынка. творческий потенциал
для ЭВМ, торговый Знания об
знак. организации и
управлении
производством, об
организации бизнес-
процессов
предприятия.

Методы Патентное право, Авторское право Трудовые


правовой авторское право, и право на защиту соглашения между
защиты коммерческая тайна коммерческой тайны сотрудником и
организацией об
использовании опыта

11
Часть интеллектуальных ресурсов представляют собой
интеллектуальную собственность предприятия.
По Гражданскому кодексу РФ, [1], интеллектуальная
собственность (ИС) – это исключительные (имущественные) права
(по отношению к другим лицам) гражданина или юридического лица на
результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к
ней средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации
продукции, выполняемых работ или услуг.
Интеллектуальная собственность организации отражается в балансе
предприятия как нематериальные активы, то есть это собственность,
имеющая нематериальный характер.
Таким образом, понятие интеллектуальных ресурсов шире понятия
нематериальных активов. Иначе говоря, не все интеллектуальные
ресурсы организация может отразить в бухгалтерском балансе как
нематериальные активы.
В развитых экономиках доля нематериальных активов фирм
достигает 90% от всех активов компании (IBM – 85%, Coca-Cola – 92%,
British petroleum – 70%, для сравнения в балансе РАО «ЕЭС»
нематериальные активы составляли менее 5%).
Именно поэтому совокупная стоимость компании Apple составляет
свыше 500 млрд. долл., а совокупная стоимость Газпрома, с его
громадными материальными активами, оценивается не выше 150 млрд.
долл.
С экономической точки зрения, интеллектуальная собственность
является источником прибыли и интеллектуальной ренты. И.С. влияет
на конкурентоспособность предприятия и определяет её. То есть
интеллектуальные ресурсы (и интеллектуальная собственность в том
числе) – это вид активов предприятия, использование и/или реализация
которых может принести доход.

1.2. Понятие интеллектуальной собственности.


Классификация объектов интеллектуальной собственности

Интеллектуальную собственность (далее - ИС) можно


рассматривать как с правовой (юридической), так и с
экономической точки зрения. Возникнув как правовая категория, ИС
постепенно становится полноценным объектом экономических
отношений.
Термин «интеллектуальная собственность» как правовая норма
появился в связи с принятием французского патентного закона от 7
января 1791 г. и существовал достаточно долгое время именно как
правовая категория.

12
Но в 1912 г. австрийский экономист Иозеф Шумпетер в своей
работе «Теория экономического развития» [Шумпетер И. Теория
экономического развития. - М: Прогресс, 1982.] рассмотрел
техническую инновацию как экономическое средство, позволяющее
получить более высокую прибыль.
В 1956 г. Роберт Солоу выдвинул теорию о том, что в долгосрочной
перспективе гарантированный рост производства на 90 % определяется
воздействием технологических изменений, нововведений, инноваций
[Solow R.M. A contribution to the Theory of Economic Growth//Quartery
Journal of Economics. - 1956. – р. 3-4.]. Таким образом, данное понятие
перешло в экономическую область.
Понятие «инновация» и «интеллектуальная собственность» тесно
связаны друг с другом, однако не являются синонимами.
Интеллектуальная собственность – это совокупность прав
собственности на РИД. При этом исключительное право собственности
распространяется не на любой РИД, а только на те инновации, которые
защищены тем или иным режимом правовой охраны, а также
обладают рядом признаков, изложенных далее.
Интеллектуальная собственность представляет собой, прежде
всего, правовую категорию и является частью гражданского права. А
выделение И.С. в отдельную категорию обусловлено особенностями ИС
как объекта нематериального характера.
В отношении материального объекта сумма правомочий
заключается в праве владеть, пользоваться, распоряжаться этим
объектом. Но в отношении объекта, имеющего нематериальный
характер, неприемлемо правомочие «владеть», т.к. нельзя физически
обладать нематериальными вещами.
Правомочие «пользование» не отражает возможности пользоваться
результатами интеллектуального труда одновременно неограниченным
числом лиц.
Аналогичное различие имеется и при осуществлении права
«распоряжения». Так, передав материальный объект в пользование
другому лицу, его владелец теряет возможность им пользоваться. В то
же время, если передается право пользования на объект ИС, то их
владелец может продолжить им пользоваться.
Таким образом, объектом интеллектуальной собственности (ОИС)
является не конкретная вещь, предмет (например: скульптура,
измерительный прибор), а исключительное право на тот
интеллектуальный результат, творческий вклад, который
привел/приводит к созданию этого предмета, в то время как право
собственности на этот предмет (на саму скульптуру, прибор) может
принадлежать другому лицу.
Столь существенные отличия привели к формированию такой

13
специфической конструкции как права ИС.
В качестве результатов интеллектуальной деятельности в виде
объектов интеллектуальной собственности могут выступать:
литературные, художественные, научные произведения, устройства и
способы изготовления и производства продукции, программы для ЭВМ,
и другие.
Но не любой РИД становится ОИС, т.к. не все РИД обладают всеми
признаками ОИС:
1. РИД должен быть выражен в объективной форме,
зафиксированной на материальном носителе (текст, описание, рисунок,
видеозапись, скульптура, и т.п.);
2. РИД должен подлежать правовой охране;
3. РИД должен обладать следующими особенностями:
 является совокупностью имущественных и неимущественных прав;
 используется в течение длительного периода времени;
 может служить источником получения дохода.
Из вышеперечисленного следуют такие характеристики ОИС как:
 нематериальность.
Интеллектуальная собственность – это права на РИД, в виде
объектов интеллектуальной собственности – изобретения, полезные
модели и т.п., имеющие нематериальный характер, а не право
собственности на сам материальный объект. Обладая правами
собственности на материальный объект, можно не обладать
исключительными правами на интеллектуальную собственность.
Например, имея картину известного художника, собственник
картины не обладает исключительными правами на картину как на
объект авторского права, т.е не может изготавливать копии картины для
последующей продажи, а также совершать другие действия,
нарушающие права авторства, и предусмотренные Гражданским
кодексом РФ.
 Полезность.
ОИС должен служить источником дохода, т.е. возможностью его
коммерческого использования. Это совокупность характеристик
объекта, которые определяют его коммерческую стоимость. Объект ИС
(далее ОИС) не имеет стоимости, если он не обладает полезностью.
Как правило, объекты интеллектуальной собственности,
позволяют их владельцу получить и удержать конкурентное
преимущество, особенно в технических сферах деятельности человека
и имеют высокую стоимость.
Новизна, уникальность, неповторимость.
ОИС – это впервые полученный РИД (новизна – один из атрибутов
ИС). Нет двух абсолютно одинаковых объектов ИС.
В истории случались примеры того как разные ученые и

14
исследователи приходили к изобретению каких-либо устройств, приборов
и т.п. в одно и тоже время, не зная о работе друг друга. Однако и в таком
случае полученные объекты интеллектуальной собственности не могут
быть полностью идентичны, так как являются продуктом творческой,
исследовательской деятельности человека.
 Срочность. Большинство объектов ИС имеют конечный срок
использования и, соответственно, прав на этот объект, что определено
законодательством. Например, срок службы объектов патентного права
ограничен сроком действия патента.
 Износ. Отличительным свойством ИС является быстрый
моральный износ, особенно в сфере высоких технологий. Хорошим
примером может выступать ежегодное появление новых моделей
компьютеров, сотовых телефонов с инновационными возможностями.

Классификация объектов интеллектуальной собственности

Классификация ОИС представлена на рис. 1.2.


Согласно ГК все существующие объекты ИС классифицируются в
виде двух основных групп в зависимости от типа правовой охраны: ИС,
охраняемая авторским правом и патентным правом. В дополнение к этим
группам право на коммерческую тайну и пресечение недобросовестной
конкуренции имеют отдельные правовые статусы, не похожие на
основные группы.
Объекты патентного права, объединенные со средствами
индивидуализации товаров и лиц, называют также «объекты
промышленной собственности».
К объектам же авторского права часто присоединяют такие
объекты как программы для ЭВМ, Базы Данных и Топологии
интегральных микросхем, по сути, не являющиеся объектами авторского
права, однако режим их правовой охраны похож на авторский.
Также в отдельную группу выделяются объекты служебной и
коммерческой тайны (ноу-хау).
Объекты «ноу-хау» могут обладать всеми признаками
исключительного права:
 нематериальной формой существования;
 сходным процессом получения информации «ноу-хау» и
результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственности) посредством обнаружения и выделения из окружающей
действительности интересующих сведений;
 тесной связью результатов интеллектуальной деятельности и
информации с личностью их получателя или создателя;
 непотребляемым характером информации и объектов
интеллектуальной собственности, т.е. они не утрачивают своей

15
ИС, охраняемая авторским правом (по типу авторского права)
ИС, охраняемая авторским правом (по типу авторского права)
ИС, охраняемая авторским правом (по типу авторского права)

Интеллектуальная собственность

ИС, охраняемая
ИС,ИС, охраняемая
охраняемая ИС, охраняемая ИС, охраняемая
патентным правом (по
авторским
авторскимправом
правом(по патентным
типу правом
патентного правом на
(по
типу типу авторского
авторского (по типу патентного
права) коммерческую
права)
права) права) тайну, ноу-хау

Права на виды
произведений, науки, Права на изобретения,
искусства, литературы и полезные модели,
Секреты производства:
т.д. (авторские права) промышленные образцы
 Технологические
- охраняются патентным
 Финансовые
правом
 Организационные
Права на постановки,  Коммерческие
исполнения, звукозаписи,
передачи эфирного и
кабельного звучания Права на средства
(Смежные права) индивидуализации
(товарные знаки,
наименование мест
происхождения товаров)
Права на программы – охраняются по типу
ЭВМ и базы данных. (по патентного права
типу авторского права)

Права на селекционные
Права на топологии
достижения - охраняются
интегральных микросхем
патентным правом
(по типу авторского
права)

Рисунок 1.2. Классификация объектов интеллектуальной собственности

потребительской стоимости в процессе использования;


 оба объекта («ноу-хау» и ОИС) являются объектом товарных
отношений, т.к. способны удовлетворить определенные интересы
человека и общества и приносить прибыль.
К тому же «ноу-хау» можно отнести к объектам ИС, т.к. перечень
объектов ИС, отраженных в ст.2. Конвенции, учреждающей ВОИС
(Всемирной организации интеллектуальной собственности), является
открытым.
Состав объектов интеллектуальной собственности, упоминаемых в
Гражданском кодексе (ГК), [1], и нематериальных активов,

16
определяющих ОИС, признаваемые в учете организации в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ), [2], и Налоговым
кодексом (НК), [3], представлен в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Состав объектов интеллектуальной собственности

ОИС НК РФ относит НМА


по ГК к по
РФ нематериальным ПБУ
активам (НМА):
1) произведения науки, литературы и искусства; + - +
2) программы для электронных вычислительных + + +
машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных; + + +
4) исполнения; + - -
5) фонограммы; + - -
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или + - -
телепередач (вещание организаций эфирного или
кабельного вещания);
7) изобретения; + + +
8) полезные модели; + + +
9) промышленные образцы; + + +
10) селекционные достижения; + + +
11) топологии интегральных микросхем; + + +
12) секреты производства (ноу-хау); + + +
13) фирменные наименования; + + +
14) товарные знаки и знаки обслуживания; + + +
15) наименования мест происхождения товаров; + + +
16) коммерческие обозначения. + - -
17) деловая репутация - - +

В соответствии с правилами бухгалтерского учета, часть объектов


И.С. включается предприятием в состав нематериальных активов
(НМА) предприятия. Понятие НМА в бухгалтерском учете
регламентируется положением по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет
нематериальных активов», в соответствии с которым нематериальными
активами признаются объекты интеллектуальной собственности, для
которых единовременно выполняются следующие условия:
 объект способен приносить организации экономические выгоды в
будущем, в частности, объект предназначен для использования в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации либо для использования в
деятельности, направленной на достижение целей создания
некоммерческой организации;
 организация имеет право на получение экономических выгод,
которые данный объект способен приносить в будущем, в том числе

17
организация имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и права данной
организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации – патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т.п., а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее –
контроль над объектом);
 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта
от других активов;
 объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
 организацией не предполагается продажа объекта в течение 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть
достоверно определена;
 отсутствие у объекта учета материально-вещественной формы.
Эти условия и являются обязательными для признания результата
интеллектуальной деятельности в качестве Интеллектуальной
собственности предприятия и включения в состав его нематериальных
активов.
Стоимость объектов интеллектуальной собственности отражается в
учете и отчетности в составе нематериальных активов
- по рыночной стоимости в случае их приобретения или
- как сумма затрат при их разработке и изготовлении собственными
силами
с учетом расходов на доведение до состояния, в котором они
пригодны к использованию в запланированных целях.
Не относятся к НМА:
1. технические новшества, записанные в отчетах по НИР и
ОКР;
2. расходы, связанные с образованием юридического лица
(организационные расходы);
3. не давшие положительного результата, а также не
законченные и не оформленные в установленном законодательством
порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы (НИОКР);

18
4. материальные объекты (материальные носители), в которых
выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для
ЭВМ и базы данных. Данная норма означает, что, например, программа,
записанная на носителе информации, не является нематериальным
активом и должна учитываться в составе материалов. Но программное
обеспечение, разработанное специально для данной организации и не
являющееся объектом тиражирования и свободной продажи, должно
быть включено в состав объектов нематериальных активов по
фактической стоимости разработки и изготовления или по рыночной
стоимости приобретения;
5. финансовые вложения.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы основные отличительные характеристики развития


экономики в индустриальную и постиндустриальную эпоху?
2. Что входит в состав интеллектуальных ресурсов
(интеллектуального капитала) предприятия?
3. Понятие интеллектуальной собственности и признаки объекта
интеллектуальной собственности.
4. Какие существуют классы объектов интеллектуальной
собственности?
5. Какие экономические результаты может иметь предприятие от
использования интеллектуальных ресурсов?

ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Нормативно-правовая база интеллектуальной


собственности
Являясь правовой категорией, ИС рассматривается рядом
нормативно-правовых актов РФ, система которых представлена на рис.
2.1.
Иерархия правовых документов, на которых базируется право
интеллектуальной собственности, начинается с самого главного
правового акта государства – Конституции. В п.1. ст.44 Конституции РФ

19
закреплено: 1. «Каждому гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества,
преподавания». 2. «Интеллектуальная собственность охраняется
законом».

1.Статус интеллектуальной
Конституция Российской Федерации собственности

Основы политики РФ в Постановление Государственная


области развития науки Правительства "О программа 2.Государственная
и технологий на порядке распоряжения "Развитие науки
политика
период до 2020 года и правами на результаты и технологий" на
дальнейшую научно-технической 2013 - 2020 годы
перспективу. деятельности"

Гражданский кодекс Р.Ф., часть первая, четвертая. 3. Правовая


ФЗ РФ «О коммерческой тайне». защита

ФЗ «О бухгалтерском учете»;
ФЗ « О федеральном бюджете на …..год»;
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ»; 4. Организация и
ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; финансирование
ФЗ «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд»;
Бюджетный кодекс РФ.

Гражданский, гражданско-процессуальный кодексы;


Арбитражный кодекс;
5. Контроль
Уголовный, уголовно-процессуальный кодексы;
Антимонопольное законодательство;
Таможенное законодательство

Рис. 2.1. Система правовых актов в области управления ИС

3. Конституция РФ предусматривает, что «правовое регулирование


интеллектуальной собственности находится в федеральном ведении» (п.
«о» ст.71 Конституции РФ).
Таким образом, Конституция определяет государственный статус
ИС.
Поскольку создание ИС является следствием творческой, научной
деятельности, очень важным фактором, ее ограничивающим, является
государственная политика в области науки и инноваций.
Второй уровень – государственная политика в области научной
деятельности - в своей основе имеет следующие нормативно-правовые

20
акты:
 «Основы политики РФ в области развития науки и технологий»,
учреждающие взаимосвязанные программы, проекты и мероприятия,
направленные на решение стратегических задач в области управления
научной и инновационной деятельностью.
 Федеральный закон «О науке и государственной научной
политике», определяющий субъектов научно деятельности,
информационное обеспечение, управление научно-технической
деятельностью, реализацию политики государства;
 Постановления Правительства, определяющие порядок
распоряжения правом на созданную за счет государственного бюджета
ИС, порядок использования результатов интеллектуальной деятельности
двойного и специального назначения и другие.

Третий уровень - система правовой защиты всех объектов


интеллектуальности собственности - систематизирована и
представлена в части четвертой Гражданского кодекса РФ. Он
 определяет объекты гражданских прав, к числу которых относятся
работы и услуги, информация, в том числе, служебная и коммерческая
тайна,
 определяет исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности,
 регулирует отношения, возникающие при выполнении НИОКР.
 регулирует правоотношения, возникающие в результате создания и
использования объектов интеллектуальной собственности, например при
заключении договора коммерческой концессии (договор франчайзинга),
лицензионного договора, договора уступки.
Гражданский кодекс определяет правоотношения относительно
всех объектов ИС. (После введения части четвертой ГК, такие законы,
как «Патентный закон», закон «Об авторском праве и смежных правах»,
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз
данных», «О правовой охране топологий интегральных микросхем» «О
селекционных достижениях утратили свою силу).
Четвертый уровень - система организации финансирования и
учета, касающаяся ИС, отражена в следующих нормативно-правовых
актах: Закон «О бухгалтерском учете», «Налоговый кодекс РФ», «О
федеральном бюджете на 20___ год», «Об инвестиционной
деятельности», «Об иностранных инвестициях». Все они определяют
порядок финансирования работ, приводящих к созданию ИС,
возможности использования ИС для предприятий, учете ИС в качестве
нематериальных активов на предприятии.
Пятый уровень представляют документы, определяющие контроль

21
за использованием объектов ИС. Они включают в себя правовые нормы,
предусматривающие ответственность за нарушение вышеизложенных
законов. Такая ответственность может предусматривать
административное, гражданско-правовое и уголовное наказания вплоть
до лишения свободы.

2.2 Экономическое значение интеллектуальной


собственности для деятельности предприятия
С экономической точки зрения интеллектуальная собственность
является интеллектуальным капиталом и источником интеллектуальной
ренты. Интеллектуальная рента - это доход, получаемый владельцем и
распорядителем ИС, реализуемой в продукте/услуге на рынке, который
обеспечивает превышение получаемой инновационной фирмой прибыли
над средней прибылью. То есть, сверхприбыль.
В последнее время акцент делается именно на экономическую
сущность интеллектуальной собственности, как вида имущества
предприятия, использование и реализация которого может принести
доход. Поэтому так важно управлять интеллектуальным имуществом не
только административно, но и стратегически, разрабатывать методы,
механизмы управления, строить систему управления интеллектуальной
собственностью предприятия.
Необходимо понимать, что ИС, являясь источником
интеллектуальной ренты, является источником конкурентоспособности и
развития как для отдельной фирмы, так и страны в целом. Именно
поэтому государственные институты поддерживают создание
интеллектуальной собственности, ее защиту и использование.
Природа интеллектуальной ренты объясняется тем, что всякая
инновация по уровню полезности превышает обычные товары. Она
обладает дополнительной полезностью, т.к. улучшает качество
продуктов и технологий производства, уменьшает издержки. Поэтому
товары, произведенные на основе интеллектуальной собственности,
будут более востребованы, и стоить дороже, чем обычный массовый
продукт, принося дополнительный доход. Такая сверхприбыль является
следствием инновационной реализации результатов творческого труда,
таланта и инициативы ученых, изобретателей, инженеров, менеджеров,
предпринимателей, которые вправе претендовать на основную часть
сверхприбыли. Она служит основным стимулом, побудительным
мотивом для инновационной активности.
На макроэкономическом уровне интеллектуальная рента
образуется за счет надбавки к средней цене реализации материального
продукта или услуги, в которых заложена интеллектуальная
собственность, а также гудвилла (деловой репутации) инновационно-

22
активных предприятий. На новую продукцию надбавка к цене действует
на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока существует монополия
в виде ИС на выпуск этой продукции. В современной рыночной
экономике идет борьба за достижение большей интеллектуальной ренты,
в связи с чем роль ИС и инноваций как источника ренты возрастает.
Уникальность объектов ИС дает преимущества предприятиям,
владеющим исключительными правами, перед конкурентами, создает
потребности у потребителей и удовлетворяет их за счет производства
новой продукции, дает стимулы научной деятельности, создает новые
рынки и многое другое. В связи с этим растет полезность объектов
интеллектуальной собственности и их востребованность рынком. Но
постоянное обновление рынка наукоемкой продукции могут сделать
недолговечными монопольные права владельца ИС. А высокие затраты
и риски проекта, в том числе неопределенность коммерческого
использования, осложняют процессы создания, коммерческого
использования и передачи прав на объекты ИС.
Превращение идеи в интеллектуальную собственность и процесс
коммерциализации интеллектуальной собственности – это
многоэтапный, сложный и дорогостоящий процесс (см. рис. В.2 –
Линейная модель инновационного процесса), однако именно инновации
и интеллектуальная собственность предприятий обеспечивает им
конкурентные преимущества и возможность развития в современной
рыночной среде. При этом наиболее ценными знаниями являются те,
которые обрести форму охраняемой интеллектуальной собственности в
виде изобретений, промышленных образцов, полезных моделей,
товарных знаков, программ для ЭВМ, баз данных.
В современной конкурентной борьбе идет борьба за обладание не
столько физическими капитальными ресурсами и материальными
ценностями, сколько за получение в свою собственность и
распоряжение именно интеллектуальных ресурсов, за обладание
способностями и возможностями к разработке и внедрению инноваций.
Идет активное патентование и приобретение прав на ОИС. Темпы
роста мирового рынка лицензий более чем в 3 раза превышают темпы
роста традиционных рынков товаров и услуг. Ведущие
транснациональные корпорации агрессивно наращивают свои
нематериальные активы, получая тысячи патентов в год. Они стремятся
с помощью обладания патентами в определенной области или на
определенной территории получить стратегические преимущества и
монополию на свою деятельность. Патентная политика фирм и
государства (в виде патентного законодательства) одерживает верх над
антимонопольным законодательством и выступает эффективным
способом создания долгосрочной монополии и конкурентоспособности
владельца ИС.

23
В РФ ежегодно подается свыше 140 тыс. заявок на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы и средства
индивидуализации. Количество действующих охранных документов на
объекты промышленной собственности в РФ на 2016 год: изобретения -
222 тыс. шт., полезные модели - 56 тыс. шт., промышленные образцы –
29 тыс. шт., товарные знаки, поданные по национальной процедуре – 355
тыс. шт., товарные знаки, поданные по международной процедуре – 183
тыс. шт.
Количество заявок, поданных на получение патента на
изобретения в зарубежных странах по системе РСТ в 2015 году из РФ –
950 шт., из США - 58 тыс. шт., из Китая – 30 тыс. шт.

2.3 Проблемы создания и использования


интеллектуальной собственности в деятельности
предприятия
Проблемы, связанные с созданием и использованием ИС в
деятельности предприятия можно разделить на следующие основные
группы:
1. Проблемы регулирования отношений собственности при
создании интеллектуальной собственности на предприятии и по
заказам предприятия.
Решение этих проблем лежит в области выбора организационных
форм инновационной деятельности на предприятии; создания
служебных ОИС, выбора вида договоров с создателями инноваций
(договоры на создание произведений или научно-технической
продукции – договор НИОКР, договор подряда, авторские договоры
заказа); разработки содержания этих договоров.
2. Проблемы обеспечения надежной правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности.
Решение этих проблем лежит в выборе формы охраны созданного
или приобретенного объекта (в режиме патентного права, авторского
права, в режиме коммерческой тайны) и получении необходимых
официальных охранных документов, подтверждающих исключительные
монопольные права собственности на объект интеллектуальной
собственности. В связи с национальной ограниченностью
предоставляемых прав на ОИС, возникает вопрос о политике защиты
своих прав за рубежом.
3. Проблемы приобретения и оплаты имущественных прав
и/или прав пользования на объекты интеллектуальной собственности,
созданные вне предприятия.
Проблемы решаются путем выбора формы договоров с

24
владельцами ИС (в виде договора об отчуждении (уступке), договора
коммерческой концессии, лицензионного договора и т.п.), разработкой
содержания заключаемого договора, а также определением размера и
формы оплаты по этим договорам.
4. Финансовые и бухгалтерские проблемы в виде стоимостной
оценки ИС предприятия, бухгалтерского и налогового учета ИС
предприятия, аудита ИС предприятия и подтверждения прав
собственности. Для решения этих проблем необходимо знание
финансового и налогового законодательства, правильное
документальное оформление ОИС предприятия и вытекающих из них
прав.
5. Проблемы, связанные с управлением коммерческим
использованием ИС (нематериальных активов) предприятия. Проблемы
касаются использования ИС в уставном капитале предприятия при его
создании или реорганизации, использования ИС в предпринимательской
деятельности предприятия (получение дохода от выпуска продукции с
использованием ИС, продажа прав на использование ОИС, уплата
налогов), привлечения инвестиций.
Таким образом, ИС современного предприятия является объектом
управления. Управление ИС предприятия и является предметом данного
курса. Результат изучения курса должен проявиться в формировании
умений выявить ОИС предприятия, организовать разработку и /или
получение прав на ОИС, выбрать способы охраны результатов
интеллектуальной деятельности, оформить права собственности на
результаты интеллектуальной деятельности, оценить стоимость ИС,
вести аудит и учет ИС предприятия, организовать коммерческое
использование ИС в деятельности предприятия.

2.4 Государственная патентная система РФ

Во главе государственной патентной системы стоит Министерство


экономического развития Российской Федерации. Его полномочия в
сфере интеллектуальной собственности включают:
1. Выработка и реализация государственной политики в области:
 контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования РИД
гражданского, военного, специального и двойного назначения,
созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 контроля и надзора в указанной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций - исполнителей
государственных контрактов, предусматривающих проведение НИОКТР.
2. Нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся:

25
 контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования РИД
гражданского, военного, специального и двойного назначения,
созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 контроля и надзора в указанной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций - исполнителей
государственных контрактов, предусматривающих проведение НИОКТР;
 оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно
вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных
микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных
знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения
товаров.
В ведении Минэкономразвития находится Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент). Роспатент является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по регистрации прав интеллектуальной собственности,
контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов
интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и
результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в
экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов
Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при
распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе создаваемые в рамках международного научно-технического
сотрудничества.
В ведении Роспатента находятся государственные учреждения:
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
институт промышленной собственности» с отделениями экспертизы
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных
знаков; всероссийской патентной библиотекой, отделом регистрации
программ для ЭВМ, баз данных (БД) и топологий интегральных
микросхем (ТИМС), палатой по патентным спорам.
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное
агентство по правовой защите результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения».
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности».
РОСПАТЕНТ осуществляет следующие полномочия в установленной
сфере деятельности:
 организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности,
их рассмотрение, экспертизу и выдачу в установленном
порядке патентов Российской Федерации;

26
 осуществляет регистрацию договоров о предоставлении права
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем;
 осуществляет аттестацию и регистрацию патентных
поверенных Российской Федерации, а также выдачу им
регистрационных свидетельств;
 публикует сведения о зарегистрированных объектах интеллектуальной
собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и
свидетельствах;
 перечисляет уплаченные патентные пошлины и регистрационные сборы
в доход федерального бюджета и осуществляет возврат плательщикам
неправильно или излишне уплаченных пошлин и сборов.
Для осуществления управления авторскими правами на коллективной
основе авторами и иными правообладателями создана негосударственная
некоммерческая организация - Общероссийская общественная
организация «Российское Авторское Общество» (РАО). РАО призвано
управлять имущественными правами авторов, других обладателей
авторских прав, когда осуществление этих прав в индивидуальном
порядке затруднительно (например, сбор авторского вознаграждения за
сообщение произведений в эфир и по кабелю, публичное исполнение
произведений, воспроизведение, репродуцирование и т. д.).
Основными функциями Российского Авторского Общества являются
сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения за различные
способы использования произведений.
Основная задача Общества — управление правами авторов на
коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в
индивидуальном порядке затруднительно.
Управление правами авторов и иных правообладателей РАО
осуществляет на основании договоров о передаче соответствующих
полномочий и в силу государственной аккредитации. Число таких
договоров с российскими правообладателями в настоящее время
превысило 26 000. РАО заключило 190 договоров о взаимном
представительстве интересов со 120 иностранными авторско-правовыми
организациями в 69 странах мира. Благодаря этому на территории
России в области музыки РАО представляет интересы практически всех
российских авторов и более 2 миллионов зарубежных правообладателей.

Вопросы для самопроверки


1. Какие иерархические уровни правовых документов по
интеллектуальной собственности существуют в РФ?
2. Какие цели преследуют документы каждого из уровней?
3. Каково понятие и природа интеллектуальной ренты?

27
4. Перечислите проблемы, которые требуют решения на уровне
предприятия в процессах создания и использования ИС.

ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЖИМЕ
ПАТЕНТНОГО ПРАВА

3.1 Объекты патентного права, сроки правовой охраны,


условия патентоспособности
Как и любое другое право, касающееся прав на объекты
интеллектуальной собственности, патентное право является частью
Гражданского права РФ и носит такое название, поскольку права на
такие объекты интеллектуальной собственности подтверждаются
охранным документом-патентом, который удостоверяет
 приоритет создания объекта патентного права,
 авторство создания объекта патентного права (изобретения,
полезной модели или промышленного образца),
 исключительное право собственности на созданный объект
патентного права (изобретение, полезную модель или промышленный
образец).
Патент охраняет сущность охраняемого объекта ИС: его структуру,
принцип работы, состав, способ изготовления.
В соответствии со ст.1345 ГК РФ к объектам, охраняемым в режиме
патентного права, относят (рис.3.1):
 изобретения;
 полезные модели;
 промышленные образы.
По типу патентного права охраняются
 товарные знаки,
 знаки обслуживания и
 наименования мест происхождения товаров.
В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу,
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных)
или способу (процессу осуществления действий над материальным
объектом с помощью материальных средств).
1. Устройство – система расположенных в пространстве
элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом:
машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства,
оборудование, сооружения и т.д.

28
2. Способ – процесс выполнения действий над материальным
объектом с помощью материальных объектов. Это совокупность
приемов, выполняемых в определенной последовательности или с
соблюдением определенных правил.
Способы подразделяются на группы:
 Способы, направленные на изготовление продуктов (изделий,
веществ и т.д.). В этом случае действие патента распространяется и на
продукт, изготовленный непосредственно этим способом.
 Способы, направленные на изменение состояния предметов
материального мира без получения конкретных продуктов
(транспортировка, обработка, регулирование и т.д.).
 Способы, в результате которых определяется состояние
предметов материального мира (измерение, контроль, диагностика и
т.д.).

Виды объектов патентного права

Изобретение Полезная модель Промышленный


образец

Срок правовой охраны

20 лет 10 лет 5 лет + 5 лет продления,


Рис. 3.1. Виды объектов патентного права
но не более 25 лет

Условия патентоспособности

Новизна. Новизна. Новизна.


Изобретательский уровень Промышленная Оригинальность
Промышленная применимость
применимость

Рис. 3.1. Виды объектов патентного права

29
3. Вещества – индивидуальные химические соединения,
высокомолекулярные соединения и объекты генной инженерии,
композиции (составы, смеси), продукты ядерного превращения.
4. Изобретение на применение известного объекта (устройства,
вещества, способа) по новому назначению – состоит в установлении
новых свойств уже известного объекта и определении новых областей
его использования.

Патент, выданный патентообладателю на такой объект ИС,


гарантирует ему защиту от незаконного использования именно этого
объекта ИС в пределах формулы изобретения, изложенной в патенте.
Формула изобретения описывает и отражает сущность изобретения, а
чертежи, схемы и т.п. служат только для толкования формулы
изобретения. То есть, объем правовой охраны зависит от полноты
формулы охраняемого изобретения – от списка пунктов, которые
правообладатель хотел бы охранять. Чем больше пунктов в формуле
изобретения, тем меньше вероятность нарушений патента и возможности
«обхода патента», т.е. возможности запатентовать то же решение, но с
такими частями формулы, которые правообладатель забыл или не
захотел упомянуть.
Если же конкурент, имея подобную разработку, захочет его
запатентовать - он это сделать не сможет, поскольку патент уже выдан.
Для обеспечения правовой охраны своему объекту ИС он должен
превзойти уже существующий патент по условиям патентоспособности,
т.е. запатентовать уже другой ОИС.
Не является достаточным условием для патентования то, что
техническое решение попадает под ту или иную группу объектов,
описанных в определении, оно должно, прежде всего, отвечать условиям
патентоспособности. Данные условия позволяют предоставлять
монопольное (исключительное право) только на один конкретный объект
ИС.
Условия патентоспособности изобретения:
 Новизна мировая;
 изобретательский уровень;
 промышленная применимость.
Изобретение является новым, если оно до даты приоритета
подачи заявки на изобретение не известно из мирового уровня
техники. То есть, речь идет о мировой новизне.
Мировой уровень техники определяется из любых сведений,
ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
При установлении новизны изобретения в уровень техники также
включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в
Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и

30
полезные модели, а также запатентованные в РФ изобретения и полезные
модели, с документами о которых вправе ознакомиться любое лицо.
Для подтверждения новизны проводится патентный поиск об
объекте изобретения по всем доступным источникам информации.
Не порочит новизну публичное раскрытие информации об объекте
ИС в статье, книге, на выставке, если заявка была подана не позднее 6-ти
месяцев с даты раскрытия.
Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для
специалиста явным образом не следует из уровня техники. Например,
обладая некими доступными знаниями в той иди иной области техники,
любой средний специалист может составить большое количество
комбинаций известных средств, каждая из которых будет новой, но в
большинстве случаев это не будет означать выход за уже известное
науке и технике. Поэтому в патентных законах большинства стран
присутствует, хотя и под разными названиями (изобретательский
уровень, неочевидность, изобретательская деятельность,
изобретательский шаг, существенные различия), критерий, с помощью
которого охраноспособное изобретение отделяется от обычных
инженерных разработок или объектов, к которым не предъявляются
подобные требования.
Изобретательский уровень является наиболее сложным для
понимания и выявления в процессе проведения патентной экспертизы на
возможность выдачи патента. В большинстве случаев изобретения
содержат как новые, так и известные элементы, или только известные
элементы, но используемые для другой цели. Перед экспертом возникает
вопрос, в чем состоит творческое начало в предложенном решении,
насколько оно отличается от других технических решений,
характеризующих современный уровень техники. Происходит ли при
этом переход на новый качественный уровень? В силу определенной
субъективности оценок неудивительно, что большая часть споров
относительно патентоспособности изобретений возникает именно по
этому критерию.
Необходимость такого критерия, который позволяет признавать
патентоспособными изобретениями лишь те разработки, которые вносят
вклад в научный и технический прогресс, почти никем из специалистов
не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может
выполнять признак новизны, который выражает творческое начало. Но
совершенно очевидно, что далеко не всякое решение, которое с полным
основанием должно быть признано новым может считаться и вносящим
вклад в повышение уровня техники.
Изобретение является промышленно применимым, если оно
может быть использовано в промышленности, сельском
хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

31
При соблюдении всех условий патентоспособности заявителю
выдается патент на изобретения, который гарантирует исключительные
права в течение 20 лет.
При этом существуют объекты, которые даже с учетом соблюдения
условий патентоспособности не могут являться изобретениями.
Первую группу содержат предложения, не содержащие
технического решения, в частности: открытия, научные теории и
математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной и
хозяйственной деятельности.
Во вторую группу входят результаты интеллектуальной
деятельности, подпадающие под иной режим охраны: сорта растений и
породы животных, топологии интегральных микросхем, программы для
ЭВМ и базы данных.
Кроме этого, патентное право не охраняет предложения, которые
могут формально обладать признаками объектов патентного права, но
исключаются из круга патентоспособных объектов, если они
противоречат общественным интересам, принципам гуманности и
морали. К таким изобретениям относятся (п.4 ст.1349 ГК РФ, [1]):
1) способы клонирования человека;
2) способы модификации генетической целостности клеток
зародышевой линии человека;
3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и
коммерческих целях;
4) иные решения, противоречащие общественным интересам,
принципам гуманности и морали.
Полезной моделью является конструктивное выполнение средств
производства и предметов потребления, а также их составных частей. То
есть объект полезной модели - это конструктивное решение
(устройство).
У полезной модели условий патентоспособности меньше. Ими
являются:
 новизна национальная
 промышленная применимость.
Сокращенный по сравнению с изобретением перечень условий
патентоспособности соответствует сокращенному сроку правовой
охраны (10 лет).
Причем для полезных моделей не требуется новизны мирового
уровня, достаточно, чтобы это техническое решение не упоминалось в
общедоступных российских источниках информации. Сведения о
существовании и об использовании аналогичного объекта за пределами
Российской Федерации не препятствуют патентованию полезной модели
в РФ.
Основное же отличие полезной модели от изобретения

32
заключается в том, что к модели не применяется требование
изобретательского уровня.
Вследствие близости изобретения-устройства и полезной модели
предусматривается возможность преобразования заявки на изобретение в
заявку на полезную модель с тем же приоритетом (в случае отказа в
получении патента на изобретение по причине отсутствия
изобретательского уровня).
Промышленный образец - это художественно-
конструкторское (дизайнерское) решение изделия промышленного или
кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.
Условиями патентоспособности промышленного образца
являются:
 новизна (мировая);
 оригинальность.
Промышленный образец описывается существенными признаками
в виде отличительных характеристик его внешнего вида и изображений
изделия.
К существенным признакам промышленного образца относятся
признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические
особенности внешнего вида изделия, в частности форма,
конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
Промышленный образец признается новым, если совокупность
его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях
изделия и приведенных в перечне существенных признаков
промышленного образца, не известна из сведений, ставших
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
Промышленный образец признается оригинальным, если его
существенные признаки обусловливают творческий характер
особенностей изделия.
Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на
промышленный образец, определяется совокупностью его
существенных признаков, нашедших отражение на изображениях
изделия и приведенных в перечне существенных признаков
промышленного образца.
Срок правовой охраны промышленных образцов составляет 5 лет с
возможностью неоднократного продления на 5 лет, но в целом не более
25 лет, ( п.3 ст.1363 ч.4 ГК РФ, [1]).
Не признаются потентоспособными промышленными образцами
решения:
- обусловленные исключительно технической функцией изделия,
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм),
- промышленных, гидротехнических и других стационарных
сооружений,

33
- объектов неустойчивой формы из жидких, сыпучих, газообразных
и им подобных веществ.
Заметим, что дизайнерские решения можно защитить еще и как
объект авторского права. При этом авторское право защищает объект
только от полного копирования.

3.2 Субъекты патентного права. Виды прав на


изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Субъектами патентного права, т.е. лицами, участвующими в


процессе патентования, обозначающимися в патенте и обладающие
правами на интеллектуальную собственность, являются:
 автор (авторы);
 патентообладатель.
Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца
признается физическое лицо, творческим трудом которого они
созданы. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и
охраняется бессрочно.
Патентообладателем признается лицо, на чье имя выдан патент
на изобретение, промышленный образец, полезную модель.
Патентообладателем может быть:
- автор (авторы) объекта интеллектуальной собственности;
- любые физические и/или юридические лица (при условии их
согласия), которые указаны автором (авторами) в заявке на выдачу
патента либо в отдельном заявлении, поданном до момента регистрации
прав на интеллектуальную собственность;
- работодатель – в случае создания объекта интеллектуальной
собственности работником в связи с выполнением им своих служебных
обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания при
условии, что договором между работником и работодателем не
предусмотрено иное. Автор при этом имеет право на вознаграждение,
соразмерное выгоде работодателя;
- государственный или муниципальный заказчик НИОКР,
проектных работ – в случае создания объекта интеллектуальной
собственности в процессе выполнения контракта на выполнение
НИОКР, проектных работ для государственных или муниципальных
нужд;
- заказчик НИОКР – при выполнении работ по договору подряда
или договору на НИОКР.

В общем случае право на получение патента принадлежит автору


(или авторскому коллективу, чьим творческим трудом оно было

34
создано). То есть, автор и патентообладатель являются одним лицом. Но
автор может указать в качестве патентообладателя любое лицо, в
частности, инвестора.
Исключением из этого правила являются так называемые
«служебные» объекты патентного права, т.е. такие объекты, которые
были созданы при выполнении служебных обязанностей или прямого
задания работодателя.
В таком случае патентообладателем является работодатель, а автор
лишь упоминается в патенте.
При этом право работодателя на служебный объект патентного
права ограничено четырехмесячным сроком, исчисляемым с даты
уведомления работодателя о получении результата, который
потенциально может быть объектом патентного права. В течение
указанного срока, который может рассматриваться как пресекательный
(т.е. не подлежащий восстановлению в случае его пропуска),
работодатель должен совершить одно из следующих действий:
 подать заявку на выдачу патента в Роспатент;
 передать право на получение патента другому лицу;
 сообщить автору о сохранении информации о
соответствующем результате в тайне.
При не совершении одного из указанных действий право на
получение патента переходит к автору.
В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет
право использования служебного изобретения, служебной полезной
модели или служебного промышленного образца в собственном
производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с
выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок
выплаты которой определяются договором между работником и
работодателем, а в случае спора – судом.
Важным моментом является подтверждение трудовых отношений
между автором и работодателем, которое выражается в наличии
трудового договора.
Право конкретного лица (заказчика или исполнителя) на получение
патента (в случае создания объекта патентного права) может быть
оговорено и в договорах подряда или договорах на выполнение НИОКР.

Права, возникающие у авторов и патентообладателей можно


разделить на две категории: личные неимущественные и имущественные
(исключительные, монопольные права).
Личным неимущественным правом является право авторства,
т.е. право считаться автором данного изобретения, полезной модели,
промышленного образца.
Данное право неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при

35
передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на
изобретение, полезную модель или промышленный образец и при
предоставлении другому лицу права его использования (по договору
отчуждения (уступки), лицензионному договору, договору
коммерческой концессии).
Патентообладателю принадлежит исключительное
(имущественное) право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
Содержание прав патентообладателя:
1. Право использования - никто не вправе использовать
запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный
образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать
следующие действия (ст. 1358 ГК РФ, [1]):
 Ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление,
применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в
гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором
использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или
изделия, в котором использован запатентованный промышленный
образец;
 Осуществление продукта, способа, вещества, в котором используется
запатентованное изобретение.
Запатентованные изобретение или полезная модель признаются
использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в
способе использован каждый признак изобретения или полезной
модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или
полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший
известным в качестве такового в данной области техники до
совершения действий в отношении продукта или способа.
Запатентованный промышленный образец признается
использованным в изделии, если такое изделие содержит все
существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение
на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных
признаков промышленного образца.
2. Предоставление права на использование охраняемого объекта
другому лицу, обязанному вносить патентообладателю платежи и
осуществлять другие действия согласно лицензионному договору.
3. Право уступить полученный патент другому лицу (новый
патентообладатель появляется) по договору отчуждения (уступки).
4. Право на вознаграждение от использования объекта
интеллектуальной собственности.
5. Право на защиту своих исключительных прав в виде предъявления
следующих требований (через суд или напрямую):
- о признании исключительного права патентообладателя на

36
объект интеллектуальной собственности к лицу, которое отрицает или
иным образом не признает право патентообладателя, нарушая тем самым
интересы правообладателя;
- о пресечении (прекращении) действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие
действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
- о возмещении убытков (прямого ущерба и упущенной выгоды) – к
лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без заключения договора с
правообладателем, либо иным образом нарушившему его
исключительное право и причинившему ему убытки;
- об изъятии материального носителя, в котором использованы
запатентованные ОИС, к изготовителю, импортеру, хранителю,
перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному
приобретателю;
- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием
действительного правообладателя и нарушителя исключительного права.

Действия, не признаваемые нарушением исключительного


права патентообладателя, представлены на рис. 3.2.
Также возможно использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах
(стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком
использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей
выплатой ему соразмерной компенсации.
Бывают случаи, когда одновременно независимо друг от друга
несколько авторов (авторских коллективов) создают похожие
технические решения. В таком случае закон предусмотрел право
преждепользования для разрешения конфликтов сторон. Оно
заключается в том, что любое физическое или юридическое лицо,
которое до даты приоритета изобретения, полезной модели,
промышленного образца добросовестно использовало на территории
Российской Федерации созданное независимо от его автора
тождественное решение или сделало необходимые к этому
приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное
использование без расширения объема такого использования.

37
Случаи свободного использования запатентованного объекта ИС

Использование для личных нужд, не связанных с получением


прибыли

Разовое изготовление в аптеках лекарств, в которых используется


запатенованное изобретение

Проведение научного исследования, эксперимента с /над запатентованным объектом

Применение запатентованного объекта в транспортных средствах иностранных государств при


условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся на территории Российской
Федерации и указанные продукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного
средства.

Ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский
оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные ОИС, если эти
продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или
иным лицом с разрешения патентообладателя.

Рис. 3.2. Случаи свободного использования запатентованных ОИС

3.3 Передача патентообладателем прав на объекты


патентного права. Виды лицензий

Для того чтобы заинтересованные лица на законных основаниях


могли использовать запатентованный объект, предусматривается
возможность передачи права по договору (лицензионному, отчуждения).
Лицензионный договор подразумевает передачу на использование
исключительного права в определенном объеме на определенный срок и
на определенной территории за определенную цену.
В зависимости от этих и других факторов лицензионные договоры
подразделяются на (см. рис.3.3):
 Исключительные;

38
 Неисключительные;
 Открытые;
 Принудительные и добровольные;
 Внутренние;
 Международные.
 При исключительной лицензии - исключая других лиц, только
лицензиату передается право на использование изобретения,
полезной модели, промышленного образца в пределах и на
условиях, оговоренных договором, в том числе на определенной
территории. Лицензиар при этом лишается права заключать на
аналогичных условиях договоры с третьими лицами. Однако за
ним сохраняются права на использование предмета лицензии в
части, не передаваемой лицензиату.
 При неисключительной (простой) лицензии лицензиар,
предоставляя лицензиату право на использование изобретения,
полезной модели, промышленного образца сохраняет за собой все
права, подтверждаемые патентом, в том числе и на
предоставлении лицензий третьим лицам.

Виды лицензионных договоров

Объем Добровольность Местонахождение


Срок действия
передаваемых прав передачи прав сторон договора

Признак
Исключительная
класифик Краткосрочные Добровольные Внутренние
лицензия
ации

Неисключительная
Среднесрочные Принудительные Международные
лицензия

Долгосрочные

Рис. 3.3. Виды лицензионных договоров

При открытой лицензии патентообладатель может подать в


федеральный орган исполнительной власти по ИС заявление о
предоставлении любому лицу права на использование изобретения,
полезной модели или промышленного образца.
Наличие открытой лицензии позволяет на 50 % снизить размер

39
патентной пошлины за поддержание патента.
Принудительная неисключительная лицензия заключается с
любым лицом, желающим использовать объект ИС при условии подачи
им иска к патентообладателю, если:
 патентообладатель не использует или недостаточно
использует объект ИС в течение четырех лет, а полезную модель в
течение трех лет с даты выдачи патента;
 это неиспользование или недостаточное использование
приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров
или услуг на товарном рынке или рынке услуг;
 лицо готово или желает использовать этот запатентованный
объект ИС;
 патентообладатель отказался от заключения лицензионного
договора с этим лицом на условиях, соответствующих установленной
практике.
Договор об отчуждении исключительного права (договор
уступки патента) подразумевает смену патентообладателя. Такой
смены патентообладателя не происходит при заключении
лицензионного договора. По окончании срока лицензионного договора
исключительные права в полном объеме возвращаются к
патентообладателю.
Договор об уступке патента, лицензионный договор, а также
другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение
исключительным правом на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат
государственной регистрации в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.

3.4 Изобретение, полезная модель и промышленный


образец, созданные в связи с выполнением служебного
задания или при выполнении работ по договору

Служебные объекты патентного права


1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются
соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью
или служебным промышленным образцом.
2. Право авторства на служебное изобретение, служебную
полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит
работнику (автору).
3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную

40
полезную модель или служебный промышленный образец и право на
получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или
иным договором между работником и работодателем не предусмотрено
иное.
4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником
соглашения об ином (пункт 3) работник должен письменно уведомить
работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в
отношении которого возможна правовая охрана.
Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления
его работником
 не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие
служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный
промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности,
 или не передаст право на получение патента на служебное
изобретение, служебную полезную модель или служебный
промышленный образец другому лицу,
 или не сообщит работнику о сохранении информации о
соответствующем результате интеллектуальной деятельности как
коммерческой тайны,
то право на получение патента на такие изобретение, полезную
модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом
случае работодатель в течение срока действия патента имеет право
использования служебного изобретения, служебной полезной модели
или служебного промышленного образца в собственном производстве на
условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой
патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты
которой определяются договором между работником и работодателем, а
в случае спора - судом.
Если работодатель получит патент на служебное изобретение,
служебную полезную модель или служебный промышленный образец,
либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении,
полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом
работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу,
либо не получит патент по поданной им заявке по независящим от него
причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер
вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем
определяются договором между ним и работником, а в случае спора -
судом.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать
минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения,
служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.

41
5. Изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником с использованием денежных, технических или
иных материальных средств работодателя, но не в связи с
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и
исключительное право на такие изобретение, полезную модель или
промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае
работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование
созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных
нужд на весь срок действия исключительного права, либо возмещения
расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения,
полезной модели или промышленного образца.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец,


созданные при выполнении работ по договору
1. В случае, когда изобретение, полезная модель или
промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или
договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ, которые прямо не
предусматривали их создание, право на получение патента и
исключительное право на такие изобретение, полезную модель или
промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если
договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.
В этом случае (если договором не предусмотрено иное) заказчик
вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную
модель или промышленный образец в целях, для достижения которых
был заключен соответствующий договор, на условиях простой
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента
без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.
При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента
или отчуждении самого патента другому лицу, заказчик сохраняет право
использования изобретения, полезной модели или промышленного
образца на указанных условиях.
2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком
(исполнителем) и заказчиком право на получение патента или
исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец передано заказчику либо указанному им
третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные
изобретение, полезную модель или промышленный образец для
собственных нужд на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента,
если договором не предусмотрено иное.

42
3. Автору указанных изобретения, полезной модели или
промышленного образца, не являющемуся патентообладателем,
выплачивается вознаграждение.
Промышленный образец, созданный по заказу
1. В случае, когда промышленный образец создан по договору,
предметом которого было его создание (по договору авторского заказа ),
право на получение патента и исключительное право на такой
промышленный образец принадлежат заказчику, если договором между
подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.
2. В случае, когда право на получение патента и исключительное
право на промышленный образец в соответствии с пунктом 1
принадлежат заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе (поскольку
договором не предусмотрено иное) использовать такой промышленный
образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.
3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком
(исполнителем) и заказчиком право на получение патента и
исключительное право на промышленный образец принадлежат
подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать
промышленный образец для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего
срока действия патента.
4. Автору созданного по заказу промышленного образца, не
являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение.

Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные


при выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту
1. Право на получение патента и исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные
при выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту для государственных или муниципальных нужд,
принадлежат
а) организации, выполняющей государственный или
муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или
муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право
принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию, от имени которых выступает
государственный или муниципальный заказчик,
б) либо совместно исполнителю и Российской Федерации,
исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и
муниципальному образованию.
2. Если патент на изобретение, полезную модель или

43
промышленный образец, созданные при выполнении работ по
государственному или муниципальному контракту для государственных
или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1а)
не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не
муниципальному образованию, патентообладатель по требованию
государственного или муниципального заказчика обязан предоставить
указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную)
лицензию на использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца для государственных или муниципальных
нужд.
3. Если патент на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, созданные при выполнении работ по
государственному или муниципальному контракту для государственных
или муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и
Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации
или исполнителя и муниципального образования, в соответствии с п.1б),
государственный или муниципальный, заказчик вправе предоставить
безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование
таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в
целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для
государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом
исполнителя.
4. Автору указанных в пункте 1 изобретения, полезной модели или
промышленного образца, не являющемуся патентообладателем,
выплачивается вознаграждение.
5. Если в соответствии с государственным или муниципальным
контрактом право на получение патента и исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец
принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию в соответствии с пунктом 1а),
государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на
выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного
уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной
деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения,
полезной модели или промышленного образца. Если в течение
указанного срока государственный или муниципальный заказчик не
подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.
6. Если право на получение патента и исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец на
основании государственного или муниципального контракта
принадлежат Российской Федерации субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию (пункт 1а), исполнитель обязан путем
заключения соответствующих соглашений со своими работниками и

44
третьими лицами приобрести все права, либо обеспечить их
приобретение для передачи соответственно Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. При
этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в
связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

3.5 Порядок получения патента в РФ. Изобретение,


полезная модель и промышленный образец, созданные в
связи с выполнением служебного задания или при
выполнении работ по договору

Для того, чтобы получить российский патент необходимо пройти


несколько этапов, регламентированных ст.1374-1392 ГК РФ, [1]:
1) подача заявки на выдачу патента;
2) формальная экспертиза;
3) публикация сведений о заявке;
4) экспертиза по существу;
5) решение о выдаче патента;
6) внесения изобретения (полезной модели, промышленного
образца) в реестр;
7) публикация сведений о выдаче патента.
Этап 1. Для получения патента необходимо подавать заявку в
Федеральный орган исполнительной власти по ИС. Заявление подает
заявитель (автор, работодатель, заказчик) непосредственно или через
патентного поверенного.
Заявка на изобретение должна содержать:
1) Заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и
лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства
или места нахождения каждого из них. Заявителем может быть автор или
работодатель или государственный заказчик. В заявлении указываются
название разработки, предполагаемый патентообладатель, автор,
заявитель.
Кроме того, в заявлении содержатся:
а) просьба об установлении даты приоритета по дате поступления
заявки или дате подачи первой заявки в стране-участнице Парижской
конвенции по охране промышленной собственности.
б) сведения о патентном поверенном.
в) мнение заявителя о возможности открытой публикации сведений
о разработке.
Заявление подписывается заявителем или патентным поверенным.

2) Описание изобретения (полезной модели), должно раскрывать

45
сущность разработки с полнотой, достаточной для осуществления и
подтверждать формулу изобретения (полезной модели) или содержать
перечень существенно значимых признаков промышленного образца.
Описание изобретения и полезной модели имеют практически
совпадающую структуру. Описание промышленного образца имеет
несколько иную структуру, рассмотренную далее.
Описание изобретения (полезной модели) включает:
а) Название изобретения и индекс рубрики Международной
патентной классификации, к которой относится изобретение.
б) Область техники, к которой относится изобретение (полезная
модель), область применения разработки.
в) Уровень техники – описываются существующие решения-аналоги
с выделением среди них аналога, наиболее близкого к изобретению
(полезной модели) по совокупности признаков (прототипа). Аналог
изобретения (полезной модели) – это средство такого же назначения,
известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета
изобретения и характеризующееся совокупностью признаков, сходных с
совокупностью существенных признаков изобретения (полезной
модели).
г) Сущность изобретения (полезной модели) – формула изобретения.
Подробно раскрывается задача-цель, на решение которой направлено
заявляемое изобретение, а также описывается технический результат,
который может быть получен при ее осуществлении. Указываются все
существенные признаки разработки с выделением признаков, отличных
от прототипа. Должно быть показано наличие причинно-следственной
связи между совокупностью существенных признаков разработки и
достигаемым ею техническим результатом.
д) Фигуры, схемы, чертежи, если они необходимы для понимания
сущности изложенного в описании.
е) Сведения, подтверждающие возможность осуществления
изобретения (полезной модели).
3) Реферат – сокращенное изложение содержания описания
изобретения (полезной модели).
4) Документ, подтверждающий уплату пошлины.
Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание
изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если
указанные документы представлены не одновременно, - дата
поступления последнего из документов.
У промышленного образца другие требования к предоставлению
формата заявки:
1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного

46
образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места
жительства или места нахождения каждого из них;
2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное
представление о внешнем виде изделия (рисунки, фотографии, чертежи и
т.п.);
3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему,
конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности
промышленного образца;
4) описание промышленного образца;
5) перечень существенных признаков промышленного образца.
Заявка является важным документом на пути к получению патента,
поскольку она удостоверяет приоритет объекта патентного права. Т.о.
никто не сможет подать заявку на получение патента на аналогичный
объект ИС.
Этап 2. Формальная экспертиза. В ходе ее проведения
проверяются наличие и правильность составления документов,
составляющих заявку.
Если заявка на изобретение, полезную модель, промышленный
образец не соответствует установленным формальным требованиям к
документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с
предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса
представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель
в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не
подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается
отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным
органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.
Результатом формальной экспертизы могут быть уведомления заявителя:
- о положительном результате экспертизы и о возможности
принятия к рассмотрению заявки на изобретение или промышленный
образец на экспертизу по существу;
- об отрицательном результате экспертизы, который может быть
обжалован в течение 2-х месяцев в Апелляционную палату Роспатента;
- о положительном результате экспертизы на полезную модель и
выдаче патента на полезную модель. На полезную модель существует
заявительный порядок регистрации и получения патента. Патент на
полезную модель выдается под риск и ответственность заявителя об
оспаривании третьими лицами, без проведения экспертизы по
существу.
Этап 3. Публикация сведений о заявке. Федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности по
истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение,
прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом,

47
публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение.
Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение
вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не
признана отозванной на дату публикации сведений о ней.
Публикация закрывает возможность зарубежного
патентования, поскольку описание объекта войдет в состав уровня
техники. То есть до истечения 18 месяцев надо подать заявку на
патентование за границей.
В случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на
дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие
сведения не включаются в уровень техники в отношении последующих
заявок того же заявителя, поданных в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности до
истечения двенадцати месяцев со дня публикации сведений о заявке на
изобретение.
В случае с полезной моделью, если в результате экспертизы заявки
на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое
решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки
соответствуют установленным требованиям, федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает
решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную
модель и установленного приоритета и порядок получения патента на
полезную модель переходит к этапу 6.
Преимуществом такой процедуры является быстрота получения
заявителем патента на полезную модель, а недостатком является
меньшая надежность вследствие отсутствия экспертизы по существу и в
результате возможность оспаривания третьими лицами правомерности
выдачи патента.
Этап 4. Экспертиза по существу на изобретение и
промышленный образец может происходить только по ходатайству
заявителя или третьих лиц при условии положительного завершения
процедуры формальной экспертизы. Ходатайство может быть
подано в течение 3-х лет с даты публикации. Такая «отложенная
экспертиза» по существу на 3 года (плюс 18 месяцев – со дня подачи
заявки) позволяет за это время найти инвестора-партнера, которому
можно передать права на патент.
Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение
по существу не подано в установленный срок, заявка признается
отозванной. Но после этого срока можно сразу повторить подачу заявки
на этот ОИС с новым приоритетом.
Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:
 информационный поиск в отношении заявленного
изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым

48
будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня
изобретения;
 проверку соответствия заявленного изобретения условиям
патентоспособности.
По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на
изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об
информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается
приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о
проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при
подаче заявки.
Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по
заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с
положительным результатом, информационного поиска для определения
уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка
новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Порядок
и условия проведения такого информационного поиска и предоставления
сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое
регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
Этап 5. Решение о выдаче патента или отказе на основе
экспертизы по существу. Если в результате экспертизы заявки на
изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение,
выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует
условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче
патента на изобретение с этой формулой. В решении указывается дата
приоритета изобретения.
Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня
публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче
патента предоставляется временная правовая охрана в объеме
опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме,
определяемом формулой, содержащейся в решении указанного
федерального органа о выдаче патента на изобретение.
Этап 6. Регистрация. На основании решения о выдаче патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности вносит изобретение, полезную модель или
промышленный образец в соответствующий государственный реестр - в
Государственный реестр изобретений Российской Федерации,
Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и
Государственный реестр промышленных образцов Российской

49
Федерации и выдает патент на изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
Этап 7. Публикация о выдаче патента. Публикация
осуществляется в официальном бюллетене включает имя автора, имя
патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной
модели, либо перечень существенных признаков промышленного
образца и его изображение.
Вопросы для самопроверки
1. Какие объекты интеллектуальной собственности защищаются
патентным правом.
2. Какие права защищаются патентом на изобретение.
3. Каковы условия патентоспособности объектов патентного права.
4. Каковы субъекты патентного права и их права.
5. Формы передачи прав на объекты патентного права.
6. Каковы особенности создания служебных объектов, создания
объекта по договору или заказу.
7. Каков порядок получения патента в РФ.

ГЛАВА 4. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЖИМЕ
АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

4.1 Объекты авторского права

Авторское право является частью гражданского права РФ и


охраняет произведения, являющиеся результатом творческой
деятельности человека.
В настоящее время на территории РФ действуют нормы
законодательства, представленные на рис. 4.1.
К произведениям творческой деятельности человека в
соответствии со ст.1255 ГК РФ, [1], относятся:
 литературные произведения и произведения науки
(включая программы для ЭВМ, электронные базы данных, топологии
интегральных микросхем);
 драматические и музыкально - драматические
произведения, сценарные произведения;
 хореографические произведения и пантомимы;
 музыкальные произведения с текстом или без текста;
 аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и
видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и
телепроизведения);

50
 произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна,
 графические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного искусства;
 произведения декоративно - прикладного и
сценографического искусства;
 произведения архитектуры, градостроительства и
садово-паркового искусства;
 фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии;
 географические, геологические и другие карты, планы,
эскизы и ластические произведения, относящиеся к географии,
топографии и к другим наукам;
 производные произведения (переводы, обработки,
аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и
другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
 сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и
другие составные произведения, представляющие собой по подбору
или расположению материалов результат творческого труда.

\ Основные законодательные акты в области охраны авторских и


смежных прав

Зарубежные
Российские

Всемирная конвенция об авторском праве


(1952 г., в редакции 1971 г., г. Женева)
Гражданский кодекс РФ

Бернская конвенция по охране


литературных и художественных произведений
(1886 г.)

Конвенция об охране интересов


производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства (1971 г., г. Женева)

Соглашение о сотрудничестве в Международная конвенция об охране прав


области охраны авторского права и исполнителей, изготовителей фонограмм и
смежных прав (1993 г., г. Москва) вещательных организаций (1961 г., г. Рим)

Рис. 4.1. Законодательство в области охраны авторских прав

51
Не являются объектами авторского права:
 официальные документы (законы, судебные решения, иные
тексты законодательного, административного и судебного характера),
а также их официальные переводы;
 государственные символы и знаки (флаги, гербы,
ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
 произведения народного творчества;
 сообщения о событиях и фактах, имеющие
информационный характер.

Авторское право на произведение науки, литературы и


искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и
осуществления авторского права не требуется регистрации
произведения, иного специального оформления произведения или
соблюдения каких-либо формальностей. Но при этом, произведение как
результат творческой деятельности автора становится объектом
авторского права лишь при условии, что оно выражено в какой-либо
объективной форме. До тех пор, пока мысли и образы автора
существуют лишь в виде творческого замысла, они не могут быть
восприняты другими людьми и, следовательно, не существует и
практической надобности в их правовой охране. Чтобы творческий
результат приобрел общественную значимость характера объекта
авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной
форме: письменной (рукопись, нотная запись), устной (публичное
исполнение), звуко- и видеозаписи, изображения, объемно-
пространственной (скульптура, макет, сооружение) или другой форме.
При этом, факт обнародования (или опубликования) произведения
не имеет значения для его охраноспособности.
Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о
своих правах вправе использовать знак охраны авторского права,
который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из
трех элементов:
 латинской буквы "С" в окружности;
 имени (наименования) обладателя исключительных
авторских прав;
 года первого опубликования произведения.
Информацией об авторском праве признается также любая
информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного
правообладателя, либо информация об условиях использования
произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре
произведения, приложена к нему, или появляется в связи с сообщением в
эфир или по кабелю, либо доведением такого произведения до всеобщего
сведения.

52
Особенностью правового регулирования авторского права в России
является то, что государственная регистрация авторских прав
законодательно не закреплена. Четвертая часть Гражданского Кодекса
РФ не предусматривает какой-либо государственной регистрации прав
на произведения и ведение единого государственного реестра
зарегистрированных прав на произведения (за исключением
добровольной регистрации прав на программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральных микросхем)
Для того, чтобы авторство было признано за определенным
человеком, ему достаточно заявить о себе как о создателе произведения.
Подобное положение вещей увеличивает возможность нарушений
авторских прав. В этих условиях, в РФ сложилась общественная
регистрация авторских прав как способ зафиксировать свое право
авторства на произведение творчества – науки, литературы, музыки,
искусства и т.п. Под общественной регистрацией авторских прав в РФ
подразумевается официальное закрепление за автором прав на
произведение путем депонирования в организациях, осуществляющих
коллективное управление авторскими и смежными правами, а также
передача полномочий по управлению данными правами Российскому
авторскому обществу, в том числе прав по сбору и распределению
авторского вознаграждения.
Депонирование объекта авторских прав производится до момента
его обнародования. Таким образом, автор заявляет свое первенство на
какое-либо произведение, и в случае спора о праве на него, другим
лицам будет уже сложно доказать обратное.
Следующие объекты, оформленные в виде рукописи или печатного
издания, могут быть представлены для депонирования произведения и
регистрации авторского права:
 литературные произведения и издательские проекты (повести,
романы, стихи и стихотворные произведения, статьи, брошюры …);
 художественные и фотографические произведения;
 сценарии кино, телевизионных передач, сценарии телефильмов;
 проекты и сценарии игр, викторин, лотерей, конкурсов;
 научные работы, диссертации, рукописи научных разработок,
учебников, учебных пособий;
 музыкальные произведения с текстом (песни) или без текста
(музыка);
 интернет-сайты (контент как программа ЭВМ и дизайн сайта);
 дизайн и произведения архитектуры;
 произведения изобразительного искусства, в том числе эскизы
товарных знаков и эмблем;

53
 аудиовизуальные произведения (фильмы, видео, телепередачи и
т.п.).
Регистрация авторских прав и официальное депонирование
экземпляров произведений в РФ осуществляется РАО и несколькими
общественными организациями.

Авторское право на произведение неотъемлемо связано с его


формой и охраняет только его форму (рукопись, спектакль, балет), но не
распространяется на сами идеи, заложенные в этой форме.
Также авторское право на произведение не связано с правом
собственности на материальный объект, в котором оно выражено.
Поэтому переход права собственности на материальный объект или
право владения материальным объектом (в виде рукописи, произведения
живописи, скульптуры, программы для ЭВМ и т.п.) не влекут за собой
переход авторских прав на это произведение.
Авторское право означает, что автор произведения (или его
правообладатель) имеет право использовать произведение по своему
усмотрению и запрещать его использование другим лицам.
При этом авторские права разделяются на имущественные
(исключительные) и личные неимущественные права в соответствии с
рис.4.2.

54
Составляющие авторского права

Личные неимущественные права Имущественные (исключительные) права

Право на воспроизведение
Право на имя
Право на распространение

Право на импорт
Право авторства
Право на публичный показ

Право на передачу в эфир


Право на защиту репутации авторства
Право на публичное исполнение

Право на обнародование, на отзыв Право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю

Право на перевод
Право на целостность программы, базы данных
Право на переработку

Рис. 4.2. Права на объекты авторского права


Автору произведения (или авторскому коллективу) принадлежат
личные неимущественные права:
 право признаваться автором произведения (право авторства);
 право использовать или разрешать использовать
произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без
обозначения имени, то есть анонимно (право на имя) - ст.1265 ГК РФ,
[1];
 право обнародовать или разрешать обнародовать
произведение в любой форме (право на обнародование), включая право
на отзыв;
 право на неприкосновенность произведения – право
запрещать внесение в произведение изменений, сокращений и
дополнений, снабжение произведения при его использовании
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями;
 право на защиту репутации автора – право требовать защиты
чести, достоинства или деловой репутации автора, если имеет место
извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие

55
честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и
посягательство на такие действия, (ст.1257 ГК РФ);
 право отказаться от ранее принятого решения об
обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения
лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или
предоставлено право использования произведения, причиненных таким
решением убытков (ст.1269 ГК РФ, [1]).

Ст. 1270 ГК РФ, [1], предусматривает исключительное


имущественное право правообладателя на использование
произведения, в частности:
 воспроизведение произведения, то есть изготовление одного
и более экземпляра произведения или его части в любой материальной
форме;
 распространение произведения путем продажи или иного
отчуждения его оригинала или экземпляров;
 публичный показ произведения;
 импорт оригинала или экземпляров произведения в целях
распространения;
 прокат оригинала или экземпляра произведения;
 публичное исполнение произведения;
 сообщение в эфир;
 сообщение по кабелю;
 перевод или другая переработка произведения;
 практическая реализация архитектурного, дизайнерского,
градостроительного или садово-паркового проекта;
 доведение произведения до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из
любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до
всеобщего сведения).
Таким образом, осуществление данных действий лицом, без
разрешения правообладателя является нарушением исключительных
прав и влечет административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность.
Имущественные (исключительные) авторские права могут
отчуждаться, поэтому принадлежащее первоначально автору
исключительное право может принадлежать
- работодателю автора, если оно является служебным, то есть, если
произведение создано при выполнении установленных для работника
трудовых обязанностей и иное не оговорено трудовым договором с
работником;
- заказчику произведения, созданного по договору, предметом

56
которого было создание такого произведения (по заказу);
- заказчику произведения в соответствии с договором авторского
заказа, в котором предусмотрено отчуждение заказчику
исключительного права;
- любому лицу, исключительные права которому переданы по
договору об отчуждении исключительного права на
произведение/авторскому договору на передачу предыдущим владельцем
исключительных прав.
Исключительное право на служебное произведение принадлежит
работодателю, если трудовым или иным договором между
работодателем и автором не предусмотрено иное. Если работодатель в
течение трех лет со дня, когда служебное произведение было
предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого
произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу
или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне,
исключительное право на служебное произведение принадлежит автору.

Однако абсолютно каждый человек в своей жизни использует


чужие произведениями авторского права, поэтому необходимо точно
знать случаи, когда произведение можно использовать без согласия
автора и владельца исключительных прав и без выплаты авторского
вознаграждения.
Такую возможность предусматривает ст.1273-1280 ГК РФ, [1], в
частности:
 воспроизведение гражданином произведения исключительно
в личных целях;
 цитирование в оригинале и в переводе в научных,
полемических, критических или информационных целях правомерно
обнародованных произведений в объеме, оправданном целью
цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и
журнальных статей в форме обзоров печати;
 использование правомерно обнародованных произведений и
отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и
телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме,
оправданном поставленной целью;
 воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю
правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим
экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам;
 предоставление библиотекой экземпляров произведений,
правомерно введенных в гражданский оборот, во временное
безвозмездное пользование;
 репродуцирование в единственном экземпляре без
извлечения прибыли;

57
 сообщение в эфир или по кабелю фотографического
произведения, произведения архитектуры или произведения
изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте,
открытом для свободного посещения, за исключением случаев, когда
изображение произведения таким способом является основным объектом
этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю, либо когда
изображение произведения используется в коммерческих целях;
 публичное исполнение музыкального произведения во время
официальной или религиозной церемонии либо похорон в объеме,
оправданном характером такой церемонии.
 воспроизведение произведения для осуществления
производства по делу об административном правонарушении, для
производства дознания, предварительного следствия или осуществления
судопроизводства в объеме, оправданном этой целью.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет


после его смерти. Истечение срока действия авторского права на
произведения означает их переход в общественное достояние, однако
право на авторское имя, права авторства и право на защиту репутации
охраняется бессрочно.
Произведение, перешедшее в общественное достояние, может
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или
разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом
охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.
Наследникам автора переходят: исключительные права, а также
право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой
форме (право на обнародование), включая право на отзыв.

4.2. Смежные права

Помимо авторских прав законом охраняются смежные права


исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного или
кабельного вещания.
В соответствии со ст. 1304 ГК РФ, [1], объектами смежных прав
являются:
1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки
режиссеров – постановщиков спектаклей (исполнения), если эти
исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и
распространение с помощью технических средств;
2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи
исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением
звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;
3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного

58
вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного
или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой
организацией;
4) базы данных в части их охраны от несанкционированного
извлечения и повторного использования материалов, составляющих их
содержание;
5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные
после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав
публикаторов таких произведений.
Субъектами смежных прав являются:
1). Исполнитель, которым признается гражданин, творческим
трудом которого создано исполнение – артист-исполнитель (актер,
певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает,
декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным
образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства
или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или
кукольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля (лицо,
осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного,
эстрадного или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер.
Исполнителю принадлежат:
 исключительное имущественное право на использование
исполнения путем: сообщения в эфир, сообщения по кабелю, записи
исполнения, воспроизведения записи исполнения, распространение
записи исполнения, доведение записи исполнения до всеобщего
сведения, публичное исполнение записи исполнения, прокат оригинала
или экземпляров записи исполнения);
 право авторства – право признаваться автором исполнения;
 право на имя – право на указание своего имени или
псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях
использования исполнения;
 право на неприкосновенность исполнения – право на защиту
исполнения от всякого искажения, то есть от внесения в запись, в
сообщение в эфир или по кабелю изменений, приводящих к извращению
смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения.

Исключительное право на исполнение действует в течение всей


жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись
исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю.
2). Изготовитель фонограммы, которым признается лицо, взявшее
на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков
исполнения или других звуков либо отображений этих звуков. При
отсутствии доказательств иного, изготовителем фонограммы признается

59
лицо, имя или наименование которого указано обычным образом на
экземпляре фонограммы и (или) его упаковке.
В соответствии со ст.1323 ГК РФ, [1], изготовителю фонограммы
принадлежат:
 исключительное имущественное право на фонограмму;
 право на обнародование фонограммы, то есть на
осуществление действия, которое впервые делает фонограмму доступной
для всеобщего сведения путем ее опубликования, публичного показа,
публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо иным
способом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск
в обращение экземпляров фонограммы с согласия исполн ителя в
количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей
публики;
 право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их
упаковке своего имени или наименования;
 право на защиту фонограммы от искажения при ее
использовании.

Исключительное право на фонограмму действует в течение


пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором
была осуществлена запись.
Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о
своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав,
который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на
каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов:
 латинской буквы «P» в окружности;
 имени (наименования) обладателя исключительных смежных
прав;
 года первого опубликования фонограммы.

3) Организации эфирного и кабельного вещания (радиоканалы,


студии, каналы телевидения), которым признается юридическое лицо,
осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио- или
телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их
отображений).
Использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания)
считается:
 запись сообщения радио- или телепередачи;
 воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи;
 распространение сообщения радио- или телепередачи путем
продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи
сообщения радио- или телепередачи;

60
 ретрансляция;
 доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего
сведения;
 публичное исполнение.

4) Изготовитель базы данных, которым признается лицо,


организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и
расположению составляющих ее материалов. Это может быть
физическое или юридическое лицо. При отсутствии доказательств иного
изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое
лицо, имя или наименование которых указано обычным образом на
экземпляре базы данных и (или) его упаковке.
Изготовителю базы данных принадлежат:
 исключительное право изготовителя базы данных на
изготовление и распространение базы данных;
 право на указание на экземплярах базы данных и (или) их
упаковках своего имени или наименования.

5) Публикатор, которым признается лицо, которое правомерно


обнародовало или организовало обнародование произведения науки,
литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в
общественное достояние, либо находящегося в общественном достоянии
в силу того, что оно не охранялось авторским правом.
В соответствии со ст. 1338, [1], публикатору принадлежат:
1) исключительное право публикатора на обнародованное им
произведение;
2) право на указание своего имени на экземплярах
обнародованного им произведения и в иных случаях его использования,
в том числе при переводе или другой переработке произведения.

Исключительное право публикатора на произведение возникает в


момент обнародования этого произведения и действует в течение
двадцати пяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его
обнародования.

4.3 Особенности охраны прав на программы для ЭВМ,


базы данных и топологии интегральных микросхем

В современных условиях все более актуальными объектами


авторского права становятся программы для ЭВМ и базы данных.
С точки зрения программистов и пользователей программа для
ЭВМ представляет собой детализацию алгоритма решения какой-либо

61
задачи и выражена в форме строго определенной последовательности
предписаний, обеспечивающих выполнение с помощью ЭВМ
преобразования исходных данных в искомый результат.
В соответствии со ст. 1261 ГК РФ, [1], программой для ЭВМ
является представленная в объективной форме совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата,
включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Базой данных (БД) является представленная в объективной форме
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов,
нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной
машины (ЭВМ) (ст.1260 ГК РФ, [1],)
При этом как объект авторского права программа для ЭВМ
охраняется в качестве литературного произведения, а база данных как
сборник (производное произведение), что защищает данные объекты
только от прямого копирования текста программы и БД.
Срок действия авторского права на программы и БД меньше чем
на все остальные произведения в силу быстрого морального износа и
составляет срок жизни и 50 лет после смерти автора.
Состав личных неимущественных прав автора программы для
ЭВМ и БД в таком случае также отличается от состава прав на другие
объекты авторского права. Они включают, помимо прав авторства и
права на указание имени, также
 право на неприкосновенность (целостность), то есть право на
защиту как самой программы для ЭВМ или базы данных, так и их
названий от всякого рода искажений или иных посягательств,
способных нанести ущерб чести и достоинству автора;
 право на обнародование программы для ЭВМ или базы
данных.
Авторское право на программу для ЭВМ и базу данных возникает,
как и для других объектов авторского права, с момента ее создания, но
для этого объекта в интересах дополнительной защиты введен режим
добровольной регистрации.
Согласно статье 1261 ГК РФ программы для ЭВМ (в том числе
операционные системы и программные комплексы), БД и ТИМС
защищаются авторским правом и не требуют обязательной регистрации.
Несмотря на это, в соответствии со ст.1262 ГК РФ, [1],
правообладатель в течение срока действия исключительного права на
программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию
зарегистрировать такую программу или такую базу данных в

62
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности – в ФИПС в отделе по регистрации программ для ЭВМ,
баз данных и топологии интегральных микросхем.
Такая процедура позволяет правообладателю более эффективно
защищать свои интересы при возникновении споров. Свидетельство о
регистрации является основным доказательством исключительных прав
на этот объект интеллектуальной собственности, а также дает
возможность официально передавать (продавать) авторские права на
программный продукт и активно распространять их.
Для получения свидетельства о регистрации необходимо подать
соответствующее заявление в Роспатент, вместе с ним предоставить
короткое описание ПО (реферат для программы ЭВМ) и часть кода
регистрируемого программного обеспечения.
При этом программы для ЭВМ и базы данных, в которых
содержатся сведения, составляющие государственную тайну,
государственной регистрации не подлежат.
Данная процедура является официальным уведомлением
общественности о наличии у правообладателя прав в отношении
рассматриваемых объектов. Такое уведомление обеспечивается путем
публикации сведений в бюллетене. Факт регистрации достоверно
свидетельствует о приоритете и принадлежности исключительного
права на эти объекты.
Исключительное право на программы для ЭВМ и базы данных
имеет ряд специфических ограничений. В соответствии со ст. 1280 ГК
РФ, [1], лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ
или экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения
автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного
вознаграждения:
1) внести в программу для ЭВМ или базу данных изменения
исключительно в целях их функционирования на технических средствах
пользователя и осуществлять действия, необходимые для
функционирования таких программы или базы данных в соответствии с
их назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной
ЭВМ или одного пользователя сети), а также осуществить исправление
явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с
правообладателем;
2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при
условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или
для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда
такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для
использования.
3) изучать, исследовать или испытывать функционирование такой
программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе

63
любого элемента программы для ЭВМ.
4) воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст
(декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам
осуществить эти действия, если они необходимы для достижения
способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом
программы для ЭВМ с другими программами, которые могут
взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении
условий, оговоренных в законе.
5) перепродавать или передать иным способом право
собственности либо иные вещные права на экземпляр программы для
ЭВМ или базы данных после первой продажи или другой
передачи права собственности на этот экземпляр.
При продаже или предоставлении массовым пользователям
доступа к программам для ЭВМ и БД допускается применение особого
порядка заключения договоров на передачу прав на использование
программ для ЭВМ и базы данных, например путем изложения типовых
условий договора на экземплярах программы для ЭВМ и базы данных.
Такой вид договора называют «оберточной/этикеточной» лицензией. В
отличие от традиционных лицензионных договоров на объект авторского
права, заключаемых в письменной форме, данные договоры являются
разновидностью конклюдентных сделок. Практика применения
подобных лицензий предусматривает визуально воспринимаемое
расположение такой лицензии на внешней стороне упаковок,
распространяемых массовым пользователям экземпляре программы для
ЭВМ и базы данных. Такая форма представления применяется, если
объем лицензии допускает возможность такого размещения.
Вскрытие покупателем упаковки экземпляра программы для ЭВМ
или базы данных и является конклюдентным действием, осуществляя
которое, покупатель, выражает свое согласие с условием «оберточной»
лицензии.
Топологии интегральных микросхем (ТИМС) – это
пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов
микросхемы и связей между ними. Под интегральной микросхемой
понимается микроэлектронное изделие, предназначенное для
выполнения функций электронной схемы.
Правовой режим охраны ТИМС тождественен режиму охраны
объектов авторского права. Регистрация ТИМС не является
обязательной, но существует и производится по желанию автора в
ФИПС в отделе регистрации программ для ЭВМ, БД и топологий ИМС.
Исключительное право на использование ТИМС действует в
течение 10 лет и исчисляется либо с даты первого коммерческого
использования, либо с даты регистрации. Под коммерческим
использованием понимается продажа, сдача внаем, иной способ

64
коммерческого распространения ТИМС или ИМС с этой топологией, а
также предложение осуществить такие действия, причем, не только в
России, но и за ее пределами.
Правовым основанием для использования защищенной топологии
заинтересованными лицами, служит договор либо о полной, либо о
частичной уступке имущественных прав. Договоры должны
заключаться в письменной форме и регистрироваться.
За регистрацию прав на программы для ЭВМ, БД и топологии
ИМС берется регистрационный сбор.

4.4. Ответственность за нарушение личных


неимущественных и исключительных (имущественных)
прав на объект интеллектуальной собственности

За совершенное правонарушение в авторско-правовой сфере и


интеллектуальной собственности, в отношении нарушителя патентного,
авторского права или коммерческой тайны может наступать
ответственность трех видов, согласно действующему законодательству:
o гражданско-правовая ответственность за нарушение в виде
возмещения убытков;
o административная ответственность в виде наложения
административного штрафа,
o уголовная ответственность (при наличии крупного ущерба) в виде
штрафа, обязательных работ, принудительных работ или лишения
свободы.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав


Данный тип ответственности за нарушение прав - самый
распространенный. Ответственность в таком случае регулируется
четвертой частью Гражданского кодекса.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение может
наступить в случае предъявления требований:
o от обладателей исключительных имущественных прав,
o от лиц, ими уполномоченных,
o от организаций по управлению имущественными правами на
коллективной основе.
Защита личных неимущественных прав
В случае нарушения личных неимущественных прав автора их
защита осуществляется, в частности, путем признания права,
восстановления положения, существовавшего до нарушения права,
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о
допущенном нарушении.

65
Защита исключительных прав
Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности осуществляется в судебном порядке путем направления
претензии о нарушении прав и предъявления требований:
1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным
образом не признает право, нарушая тем самым интересы
правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или
осуществляющему необходимые приготовления к ним;
3) о возмещении убытков, включая реальный ущерб и
упущенную выгоду (уменьшение объемов продаж, доходов,
недополученная прибыль, доходы нарушителя) - к лицу, неправомерно
использовавшему результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации без заключения соглашения с
правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом
нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю,
импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному
распространителю, недобросовестному приобретателю. В случае, когда
изготовление, распространение или иное использование, а также импорт,
перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены
результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на
такой результат или на такое средство, такие материальные носители
считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из
оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с
указанием действительного правообладателя - к нарушителю
исключительного права.
В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных
прав к материальным носителям и оборудованию могут быть приняты
обеспечительные меры, установленные процессуальным
законодательством (арест).
При нарушении исключительного права правообладатель вправе
вместо возмещения рассчитанных убытков (если их расчет
затруднителен) требовать от нарушителя выплаты компенсации за
нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при
доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется
судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера
нарушения и иных обстоятельств дела.
Так в случаях нарушения исключительного права на произведение
автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от

66
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
o в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда;
o в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или
в двукратном размере стоимости права использования произведения,
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование произведения.
В случаях нарушения исключительного права на объект смежных
прав обладатель исключительного права вправе требовать по своему
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
компенсации:
o в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда;
o в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или
в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных
прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого
объекта.
Наиболее распространенное требование, предъявляемое
правообладателями при нарушении авторских прав - требование о
выплате компенсации. При этом следует обратить внимание, что
компенсация выплачивается за каждый случай нарушения, что
подразумевает, если нарушены авторские права на 10 объектов
авторского права, то указанную компенсацию надо умножить на 10.
Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты
компенсации за каждый случай неправомерного использования
результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.
Также следует помнить, что удаление информации об авторском
праве (копирайтов, указаний авторства и т.п.) влечет отдельную
ответственность в виде возмещения убытков или компенсации в
указанном размере.
Статья 1515 ГК РФ предусматривает ответственность за незаконное
использование товарного знака. Товары, этикетки, упаковки товаров, на
которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до
степени смешения являются контрафактными. Правообладатель вправе
требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя
контрафактных товаров, этикеток, упаковок и товаров. Правообладатель
вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты компенсации: в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей,
или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно
размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права
использования товарного знака.

67
Аналогичная ответственность наступает и за нарушения патентного
права. Согласно ст. 1406 ГК РФ,[1], в случае нарушения
исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец правообладатель может требовать по своему
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
компенсации: в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения,
либо в двукратном размере стоимости права использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца.
Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
на средства индивидуализации, суд может в соответствии с пунктом 2
статьи 61 Кодекса принять решение о ликвидации такого юридического
лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает
гражданин, его деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору
суда.

Административная ответственность за нарушение авторских и


смежных прав, изобретательских и патентных прав
Административная ответственность предусмотрена Кодексом об
административных правонарушениях:
Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование
экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода
влечет наложение административного штрафа
o на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и
фонограмм в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм
являются контрафактными или на экземплярах произведений или
фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах
их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав;
o на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм,
а также материалов и оборудования, используемых для их
воспроизведения, и иных орудий совершения административного
правонарушения;
o на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а
также материалов и оборудования, используемых для их
воспроизведения, и иных орудий совершения административного
правонарушения.

Незаконное использование изобретения, полезной модели либо

68
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя
сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца
до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства
или принуждение к соавторству влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей.
Незаконное использование чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных
с ними обозначений для однородных товаров - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих
незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара; на должностных лиц — от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов,
содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара; на
юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение
товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара.

Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных


прав, изобретательских и патентных прав
Уголовная ответственность за нарушение прав на объекты
интеллектуальной собственности предусмотрена Уголовным кодексом:
Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило
крупный ущерб автору или иному правообладателю, незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав,
приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном
размере, наказываются
1) штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев
2) обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов
3) лишением свободы на срок до двух лет.
Деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в особо крупном размере (в крупном размере – если стоимость

69
экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на
использование объектов авторского права и смежных прав превышают
50 000 - пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере 250 000 -
двести пятьдесят тысяч рублей);
в) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового.
Незаконное использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя
сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до
официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или
принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб,
- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
Незаконное использование чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных
с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено
неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Для того чтобы разграничить и определить у нарушителя


применение гражданской, уголовной и административной
ответственности устанавливается, была ли цель извлечения дохода при
нарушении. Если не было, то, как правило, применяется гражданская
ответственность; если была, то далее разграничение происходит по
размеру причиненного ущерба.
Если ущерб от нарушения прав составляет в сумме до 50 000
рублей, то применяется административная ответственность, если больше,
то уголовная.
Обычно, правоохранительные органы суммируют стоимость
экземпляров или прав на имеющиеся в официальной продаже изделия,
содержащие ОИС, авторские произведения, фонограммы, фильмы или
компьютерные программы.
Необходимо отметить, что привлечение к уголовной
ответственности за нарушение возможно даже в том случае, если

70
нарушитель прав не получал дохода от такого нарушения и даже не
имел цели извлечения дохода от нарушения, иными словами, если даже
распространял охраняемые объекты авторских прав, которые имеют
стоимость, на некоммерческой основе.

4.5 Гражданско-правовые сделки при создании и


передаче прав на объекты интеллектуальной собственности

Для создания и приобретения-передачи прав на объекты


интеллектуальной собственности (ОИС) могут использоваться
различные виды гражданско-правовых сделок:
1. При создании – авторский договор заказа, договор на
выполнение НИОКР, договор подряда.
2. При приобретении-передаче прав на созданный ОИС –
авторский договор на использование произведения, договор купли-
продажи экземпляра произведения, договор аренды экземпляра
произведения, лицензионный договор, договор об отчуждении
исключительного права (договор уступки).

Создание ОИС. По авторскому договору заказа автор обязуется


создать произведение в соответствии с условиями договора и передать
его заказчику, а заказчик принимает и оплачивает произведение
(литературное, архитектурное, музыкальное, произведение
изобразительного искусства и т.д). Указанный договор может быть
заключен только с физическим лицом (автором) и не применяется для
регулирования отношений между юридическими лицами. По
авторскому договору заказа автор передает заказчику конкретное
произведение, отвечающее требованиям договора.
Данный договор должен подробно регламентировать требования,
предъявляемые к будущей работе, в том числе определять: жанр, объем,
сроки, форму представления заказчику, порядок устранения замечаний,
иные существенные параметры и условия.
После принятия Заказчиком решения о соответствии произведения
требования задания стороны составляют акт сдачи-приемки. В случае
мотивированного отказа Заказчика подписать акт сдачи-приемки
сторонами договора составляется двусторонний акт с указанием
необходимых доработок и сроков их выполнения. Если Автор-
исполнитель не устранил выявленные недостатки в согласованный срок,
Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения
убытков.
Договором авторского заказа может быть предусмотрено
отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое
должно быть создано автором, или предоставление заказчику права

71
использования этого произведения в установленных договором
пределах.

Отношения между юридическими лицами по созданию


интеллектуальной собственности оформляется договором подряда, и, в
частности, договором на выполнение НИОКР. По договору на
выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные
исследования; по договору на выполнение опытно-конструкторских и
технологических работ – разработать образец нового изделия,
конструкторскую документацию на него или новую технологию, а
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Результатом выполнения договора НИОКР может являться объект
авторского права (например, программа для ЭВМ), а могут появиться и
результаты, способные к правовой охране, которые станут объектами
патентного права (изобретение, полезная модель, промышленный
образец, …) или секретами производства (ноу-хау). Вопрос о
принадлежности заказчику или исполнителю прав на использование
созданного в результате НИОКР объекта решается условиями
распределения прав, предусмотренными в тексте договора. Если
договором не предусмотрен порядок использования результатов работ,
то, согласно ГК, исполнитель имеет исключительное право на
полученные результаты работ, в том числе способные к правовой
охране. А заказчик вправе использовать полученные результаты только
для собственных нужд в целях, для достижения которых был заключен
соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной)
лицензии в течение всего срока действия исключительного права без
выплаты за такое использование произведения дополнительного
вознаграждения.
Договоры, используемые при разработке программ для ЭВМ, БД в
соответствии с ГК РФ, можно разделить на два основных вида:
 договор на создание и передачу программы для ЭВМ, БД
(авторский договор заказа или заказ по договору НИОКР), предмет
которого прямо предусматривает создание программ для ЭВМ (ст. 1296
ГК РФ) и
 договор подряда или договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ,
который прямо не предусматривает создание программы (ст. 1297 ГК
РФ).

В случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по


договору, предметом которого было ее создание (по заказу),
исключительное право на такую программу или такую базу данных

72
принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком
(исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. В этом случае
подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не
предусмотрено иное, использовать такую программу или такую базу
данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия
исключительного права.
Исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или
иное произведение, созданные при выполнении договора подряда либо
договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ, которые прямо не
предусматривали создание такого произведения, принадлежит
подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не
предусмотрено иное.
В этом случае заказчик вправе использовать такую программу или
такую базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной
простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия
исключительного права.

Приобретение-передача ОИС оформляется различными видами


сделок в зависимости от целей приобретения. Заключая сделку,
необходимо представлять, что ее предметом могут выступать как
экземпляр, созданный с использованием ИС, так и имущественные права
на ОИС в полном или частичном объеме.
Передача-приобретение принадлежащих автору исключительных
(имущественных) прав на авторское произведение (право на
использование – на воспроизведение, на распространение, на публичный
показ, на перевод, на переработку и др. в целях извлечения дохода)
осуществляются только на основании авторского договора об
использовании произведения. Такой договор часто называют также
«лицензионный договор о предоставлении исключительного права
использования произведения». Существенным условием этого
авторского договора является определение способов использования
произведения и объем передаваемых прав (конкретные права,
передаваемые по договору в виде прав на дальнейшее распространение
или иное использование произведения в целях извлечение дохода). Если
в договоре прямо не указывается передача тех или иных конкретных
прав, то они считаются непереданными. В договоре указываются также
срок и территория использования произведения, а также размер
вознаграждения автора.
Особенностью авторских договоров на частичную передачу
имущественных прав или уступку (отчуждение) всех имущественных
прав на программы для ЭВМ, БД, ТИМС является регистрация этих

73
договоров в ФИПС в отделе по правовой охране программ для ЭВМ,
баз данных и топологии интегральных микросхем.
Для объектов патентного права используется лицензионный договор
на передачу прав на использование объекта патентного права –
гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель
(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) право на использование охраняемого изобретения,
полезной модели или промышленного образца, товарного знака в
объеме, предусмотренном договором (ст. 1367 ГК РФ). Он используется
для оформления частичной передачи исключительных прав на объекты
патентного права, товарные знаки и объекты ноу-хау.
Для товарного знака лицензионный договор на передачу прав на
использование товарного знака может быть включен в состав общего
договора коммерческой концессии (франчайзинга).
В качестве патентообладателя выступают либо физические лица,
либо организации, в том числе профессионально занимающиеся
созданием технических новшеств (научно-исследовательские институты,
опытно-конструкторские бюро и т.д.). Лицензиатом может быть как
физическое, так и юридическое лицо.
Существенным условием лицензионного договора является его
предмет — предоставление права на использование запатентованного
объекта. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы
определить объем передаваемых прав. Оговаривается вознаграждение
лицензиару, которое может выплачиваться в виде роялти или
паушального платежа либо их сочетанием; а также территория действия
прав.
Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора.
Лицензионный договор может быть заключен без указания срока
действия, т.е. на период действия патента, либо с указанием срока
действия. Таким образом, лицензионный договор всегда носит срочный
характер.
Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте и без
такой регистрации считается недействительным.

По договору об отчуждении (уступке) исключительного права одна


сторона (правообладатель) передает или обязуется передать
принадлежащее ей исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности, ОИС или на средство
индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). В
отличие от лицензионных договоров, уступка предусматривает смену
правообладателя с передачей последнему всех исключительных прав.
Однако товарный знак может быть уступлен на часть товаров, для
которых он зарегистрирован. При уступке товарного знака у него

74
появляется новый владелец, который может со своей стороны разрешать
или запрещать пользоваться этим товарным знаком другим лицам.
Следует отметить, что договором об уступке товарного знака в отличие
от лицензионного договора не требуется выставлять условие новому
владельцу об изготовлении продукции надлежащего качества. Вместе с
тем, уступка товарного знака не допускается, если он может явиться
причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или
его изготовителя.
По договору об отчуждении исключительного права приобретатель
обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором
вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Договор об уступке должен быть зарегистрирован в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности
(ФИПС). Без такой регистрации договор считается недействительным.

При внесении ОИС в качестве вклада в уставный капитал наряду с


учредительным договором одновременно должен быть заключен
договор на передачу (уступку) исключительных прав.
По правилам бухгалтерского учета уставный капитал формируется
путем вкладов участников в имущество предприятия для обеспечения
его деятельности. Уставный капитал формируется в тех размерах, в той
форме и в таком порядке, в которых они определены в учредительных
документах, поэтому в учредительных документах должны быть
предусмотрены возможность внесения, механизм внесения, в уставный
капитал.
Принципиальным является правильное документальное оформление
официальной передачи прав собственности (прав использования) на
данный объект интеллектуальной собственности.
В качестве вклада в уставный капитал могут выступать
имущественные права на ОИС, передаваемые в соответствии с
договором отчуждения (уступки) и имеющие денежную оценку.

Если целью является приобретение отдельных экземпляров


произведения/продукции, созданной с использованием ИС, для
использования в хозяйственной деятельности и без цели получения
дохода от прямого использования ИС, то подобные отношения могут
быть оформлены договором купли-продажи. Этот договор
используется, в том числе, при приобретении литературы, музыкальных
произведений, программ для ЭВМ. Предметом договора купли –
продажи является материальный объект (имущество), а не
имущественные права автора (правообладателя).
При определении условий сделки купли-продажи экземпляров
произведения имеет значение, сам автор распространяет созданные им

75
экземпляры произведения или указанные экземпляры выпущены
автором в свет, опубликованы и их дальнейшее распространение
происходит без участия автора. В случае если экземпляры правомерно
опубликованного произведения введены в гражданский оборот
посредством их продажи, то допускается их дальнейшее
распространение без согласия автора и без выплаты авторского
вознаграждения. В случае, когда продавцом выступает сам автор
произведения (например, при продаже рукописи своей книги, созданной
им программы для ЭВМ и т.п.), важно не допустить отождествления
договора купли-продажи с авторским договором об использовании
произведения или договором отчуждения. Для этого в договоре купли-
продажи экземпляра произведения следует указать, что по договору
передается имущество в виде экземпляра произведения на определенном
материальном носителе, а также, что по данному договору авторские
права на произведение не передаются.
В случае если произведение (например, программа для ЭВМ)
требуется на непродолжительное время, то его приобретение может быть
оформлено договором аренды (найма) экземпляра произведения.

Вопросы для самопроверки


1. Какие объекты защищаются авторским правом?
2. Что включают права на объекты авторского права?
3. Каковы особенности охраны прав на программы для ЭВМ?
4. Каковы объекты и субъекты смежных прав?
5. Как осуществляется защита авторских прав?
6. Какими сделками можно оформить передачу имущественных прав
на ОИС?

ГЛАВА 5. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ,


ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ И ФИРМЕННЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ

В соответствии со ст. 1477 ГК РФ,[1], для индивидуализации


продукции и субъектов рынка используют следующие обозначения:
 товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации
товаров;
 знак обслуживания – обозначение для индивидуализации выполняемых
работ или оказываемых услуг (гостиницы, транспортный фирмы и т.д.);
 фирменное наименование – обозначение для индивидуализации
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

76
 наименование места происхождения товара – обозначение для указания
места происхождения товара;
 Коммерческое обозначение — средство индивидуализации торговых,
промышленных и других предприятий.

5.1. Фирменное наименование

– это зарегистрированное в управомоченных органах название фирмы


(предприятия), под которым оно ведет свою производственно-
хозяйственную и/или коммерческую деятельность.
По статье 8 Парижской конвенции, фирменное наименование
охраняется в странах-участницах Парижской конвенции без особой
регистрации в патентных органах. В РФ регистрация производится в
налоговых органах и вносится в ЕГРЮЛ. Реестр создает предпосылки
для предотвращения регистрации аналогичных или трудноразличимых
фирменных наименований.
Фирменное наименование является неотъемлемой частью
юридического лица, имеющего исключительные права на это
наименование (часть IV ГК РФ). Таким образом, с 2008 года фирменное
наименование охраняется непосредственно законодательством по
интеллектуальной собственности - IV главой ГК РФ.
Фирменное наименование состоит из двух частей: указание на
организационно-правовую форму предприятия (ПАО, ЗАО, ООО и т.д.)
и собственно наименования – оригинального названия. В отношении
собственно наименования предусмотрены следующие необходимые для
регистрации требования:
1. обязательное требование о том, что оно не может ограничиваться лишь
простым указанием на род деятельности организации (например, ООО
«Капитальное строительство»);
2. организация обязана иметь полное фирменное наименование на русском
языке.
Сокращенные фирменные наименования, а также наименования на
языках народов РФ и иностранных языках защищаются исключительным
правом только в том случае, если они включены в ЕГРЮЛ. В противном
случае конкурент может воспользоваться иностранной транскрипцией
вашей фирмы.
Фирменное наименование на русском языке и языках народов РФ
может содержать иноязычные заимствования, но только в русской
транскрипции или, соответственно, в транскрипции языков народов РФ,
за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-
правовую форму юридического лица. Например, фирма не может
называться: «Корпорация РОС-BRI OIL» LTD. Правильное название:
ЗАО «Корпорация РОС-БРИ ОЙЛ ЛТД».

77
Включение в фирменное наименование акционерного общества
официального наименования Российской Федерации, а также
производных от этого наименования, допускается по разрешению
Правительства РФ, если более 75% акций этого общества принадлежит
РФ.
Осуществление исключительного права на фирменное
наименование ограничено только двумя правомочиями: правом владения
и правом пользования. Право распоряжения исключительным правом на
фирменное наименование не допускается. Это означает запрет на любое
предоставление своего фирменного наименования другому лицу.
Заметим, что международное право предполагает отчуждение права на
фирменное наименование (п.1 Парижской конвенции).
Право на фирменное наименование прекращается с ликвидацией
предприятия. Невозможна уступка фирменного наименования без
продажи предприятия. Невозможна также передача права на
использование фирменного наименования по лицензии.
Однако, в соответствии с ГК РФ использование фирменного
наименования может быть предоставлено на основе договора
коммерческой концессии (франчайзинга).
Защита исключительных прав на фирменное наименование. Любой
правообладатель может потребовать от других лиц прекратить
использование фирменного наименования, тождественного фирменному
наименованию правообладателя или сходного с ним до степени
смешения, в отношении видов деятельности, осуществляемым
правообладателем. При этом он вправе потребовать от нарушителя
возмещения убытков, причиненных правообладателю. Такое право
возникает только в том случае, если фирменное наименование было
включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование нарушителя.
Фирменное наименование или его часть может быть
зарегистрировано и в качестве товарного знака или знака обслуживания.
Чтобы избежать использования фирменного наименования
конкурентами с другой организационно-правовой формой,
целесообразно зарегистрировать товарный знак, который повторяет
произвольную часть фирменного наименования.
Коммерческие обозначения охраняются в соответствии со статьями
1538–1541 Гражданского кодекса РФ. Основным отличием
коммерческого обозначения от фирменного наименования является то,
что коммерческое обозначение не должно быть указано в учредительных
документах организации и не подлежит регистрации. Оно является
средством индивидуализации не организации или индивидуального
предпринимателя, а предприятия как имущественного комплекса.
Коммерческое обозначение индивидуализирует принадлежащее
организации или предпринимателю предприятие (бизнес) путем

78
нанесения этого обозначения на вывесках, на выпускаемых товарах,
использования его в объявлениях и рекламе. Исключительное право на
коммерческое обозначение возникает, если: 1) его употребление
известно на определенной территории, 2) оно обладает достаточными
различительными признаками. Правообладатель может передать
исключительное право на коммерческое обозначение, в отличие от права
на фирменное наименование, третьим лицам в составе предприятия как
имущественного комплекса по договору продажи предприятия, его
аренды, а также по договору коммерческой концессии (франчайзинга).
Неиспользование коммерческого обозначения непрерывно в течение
года лишает такое обозначение правовой охраны (ст. 1540 ГК РФ).

5.2. Товарный знак и знак обслуживания

С товарными знаками и знаками обслуживания (ТЗЗО) мы


сталкиваемся ежедневно, делая покупки.
Товар одного и того же вида может производиться различными
фирмами, причем каждая из них проставляет на своем продукте свой
товарный знак. Потребители, руководствуясь этими товарными знаками,
делают покупки. Совершенно необязательно, чтобы покупатель точно
знал, кому принадлежит товарный знак. Главное, чтобы товарные знаки
у различных производителей были разные, т.е. имели высокую
различительную способность.
Товарный знак и знак обслуживания представляют собой
обозначения, служащие для отличия товаров и услуг одних
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от однородных
товаров и услуг других юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Товарный знак и знак обслуживания осуществляет три основные


функции:
1) Идентификационную (обеспечивает выделение товара одного
производителя от аналогичного товара другого производителя);
2) Информационную (обеспечивает донесение до потребителя
сведений о качестве и достоинствах товара);
3) Рекламную – придает товару, наряду с информационной
функцией свойство известности, делает товар популярным.

ТЗЗО может быть выполнен по форме выражения в виде


различных обозначений и символов, а именно:
 в виде словесных обозначений;
 в форме плоскостных изобразительных композиций в виде линий, пятен,
сочетания различных цветов, фигур любых форм;

79
 в виде объемных представлений – фигур, линий или их композиций в
трех измерениях;
 в виде комбинированных форм из элементов различного характера –
изобразительных, плоскостных, словесных, объемных);
 в виде других форм и обозначений - звуковых, цветовых, световых и т.д.

Классификация товарных знаков весьма обширная (рис.5.1).


Приведем некоторые признаки классификации:

1) По форме выражения:
 Словесные;
 Изобразительные;
 Комбинированные;
 Обонятельные (оригинальные ароматы духов);
 Звуковые (позывные радиостанций);
 Световые (световые эффекты)

2) По числу субъектов права:


 Индивидуальные;
 Коллективные - для обозначения товара, производимого не
одним хозяйствующим субъектом, а их объединением.

80
Классификация товарных знаков

Число Степень
Форма Степень
субъектов гарантии
выражения известности
права защиты прав

Словестные Индивидуальные Обычные Простые

Изобразительные Коллективные Общеизвестные Сертификационные

Комбинированные Мировые

Обонятельные

Звуковые

Световые

Рис. 5.1 Классификация товарных знаков

3) По степени известности:
 Обычные;
 Общеизвестные (известные на национальном уровне);
 Мировые (известные на международном уровне)

В соответствии со ст.1478 ГК обладателем исключительного права


на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель. Т.о., физическое лицо не может быть
правообладателем на товарный знак. Это положение существенно
отличает правовое положение товарных знаков от других объектов ИС
(объектов патентного права, авторского права, ноу-хау), где
первоначальным владельцем прав на ОИС всегда выступает автор -
физическое лицо. Такое правовое положение субъекта
коммерциализации в данном случае объясняется тем, что товарный знак
служит для идентификации продукции/услуг, которые, в свою очередь,
могут на законном основании производиться лишь юридическими

81
лицами или индивидуальными предпринимателями.
Права на товарные знаки подлежат регистрации. В соответствии
со ст.1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака
осуществляется федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
Для того, чтобы зарегистрировать товарный знак он должен
обладать рядом характеристик и отвечать ряду условий-оснований для
регистрации.
1. Общие основания для регистрации:
 Иметь различительную способность;
Товарный знак не имеет различительной способности, если он
описательный. Он является описательным, если описывает характер или
вид товаров и услуг, для которых он используется.
 Не должен вводить в заблуждение.
Т.е. товарный знак не должен заявлять качество товаров, которым
он не обладает, не должен носить хвалебный характер.

Помимо данных свойств законодательство предусматривает целый


ряд случаев, когда будет отказано в регистрации товарного знака.
Так, существуют абсолютные и относительные основания для
отказа в регистрации.
2. К абсолютным основаниям для отказа
можно отнести нормы ст. 1483 ГК РФ (п.1-п.5), которая не допускает
регистрацию товарных знаков:
 вошедших во всеобщее употребление для обозначения
товаров определенного вида;
 являющихся общепринятыми символами и терминами;
 характеризующих товары – указывающих на их вид,
качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время,
место и способ их производства или сбыта;
 представляющих собой форму товаров, которая определяется
исключительно или главным образом свойством либо назначением
товаров;
 представляющих собой государственные гербы, флаги и
другие государственные символы и знаки;
 заключающих в себе сокращенные или полные наименования
международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги,
другие символы и знаки;
 официальные контрольные, гарантийные или пробирные
клейма, печати, награды и другие знаки отличия;

82
 являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара либо его изготовителя;
 противоречащие общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
 обозначений, тождественных или сходных до степени
смешения с официальными наименованиями и изображениями особо
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а
также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в
коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на
имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников
или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких
обозначений в качестве товарных знаков.
 обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого
международного договора в качестве обозначений, позволяющих
идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его
территории (производимые в границах географического объекта этого
государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие
характеристики, которые главным образом определяются их
происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин
или спиртных напитков, не происходящих с территории данного
географического объекта.

3. К относительным основаниям
для отказа в регистрации ТЗ можно отнести нормы п.6-10 ст.1483 ГК РФ,
предусматривающей, что не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени
смешения с:
 товарными знаками других лиц, заявленными на
регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию
товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
 товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской
Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими
более ранний приоритет;
 товарными знаками других лиц, признанными в
установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в
Российской Федерации и мировыми товарными знаками, в отношении
однородных товаров;

83
 с наименованием места происхождения товаров, за
исключением случая, когда такое обозначение включено как
неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица,
имеющего исключительное право на такое наименование, если
регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же
товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано
наименование места происхождения товара;
 фирменным наименованием или коммерческим
обозначением (отдельными элементами таких наименования или
обозначения) либо с наименованием селекционного достижения,
зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых
селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации
возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного
знака;
 названием известного в Российской Федерации на дату
подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака
произведения науки, литературы или искусства, персонажа или цитаты
из такого произведения, произведению искусства или его фрагмента, без
согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение
возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
 именем, псевдонимом или производному от них
обозначением, портретом или факсимиле известного в Российской
Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его
наследника;
 промышленным образцом, знаком соответствия, доменным
именем, права на которые возникли ранее даты приоритета
регистрируемого товарного знака.

5.3. Исключительное право и регистрация товарного


знака и знака обслуживания.

В соответствии со ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого


зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит
исключительное право использования товарного знака. Исключительное
право на товарный знак может быть осуществлено для
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых
товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения
товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров,
которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо

84
хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию
Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский
оборот (на бланке фирмы, на инструкции, и т.п.);
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об
оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других
способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя
сходные с его товарным знаком обозначения в отношении классов
товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
или однородных товаров, если в результате такого использования
возникнет вероятность смешения.
Для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак
правообладатель вправе использовать знак охраны, который помещается
рядом с товарным знаком и состоит
- из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в
окружности (R);
- либо словесного обозначения "товарный знак" или
"зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что
применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на
территории Российской Федерации.
Обозначение (ТМ) используется для оповещения о том, что на это
обозначение подана заявка на получение свидетельства на товарный
знак.
Обозначение (SM) используется для указания знака обслуживания.

Порядок регистрации товарного знака (ТЗ), знака обслуживания (ЗО)


и наименования места происхождения товара (НМПТ).

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании


его государственной регистрации.
Заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
Экспертиза заявки осуществляется ФИПС и включает
формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.

85
В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие
необходимых документов заявки, а также их соответствие
установленным требованиям (ст.1498 ГК РФ).
Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении
формальной экспертизы (ст.1499 ГК РФ). В ходе экспертизы проверяется
соответствие заявленного обозначения определению товарного знака и
не подпадает ли он под ситуацию, являющейся абсолютным или
относительным основанием для отказа в регистрации.
По результатам экспертизы принимается решение о регистрации
товарного знака или об отказе в его регистрации.
Регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет,
считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.
Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен
по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее
действия, каждый раз на десять лет.

Порядок регистрации состоит из следующих этапов.


1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
лично или через патентного поверенного подает заявку на регистрацию
ТЗ, ЗО или НМПТ.
Заявка должна относиться к одному ТЗ, ЗО или НМПТ и содержит:
- заявление о регистрации;
- реквизиты заявителя;
- заявляемое обозначение и его описание и изображение;
- перечень товаров и класс товаров (услуг), для которых
испрашивается регистрация (34 класса товаров и 8 классов услуг по
международной классификации);
- описание особых свойств товаров (для НМПТ).
К заявке прилагается:
- документ об уплате пошлины;
- устав коллективного органа (союза) при подаче заявки на
коллективный знак;
- для НМПТ – заключение компетентного органа о том, что
заявитель работает и находится в указанном географическом объекте и
производит товар, особые свойства которого определяются характерной
для данного географического региона средой.

2. Федеральный орган исполнительной власти по ИС


(Роспатент) устанавливает приоритет ТЗ, ЗО. НМПТ.
3. Федеральный орган исполнительной власти по ИС в
месячный срок с даты поступления заявки проводит предварительную
(формальную) экспертизу, включающую проверку содержания заявки и

86
необходимых документов. По результатам экспертизы заявка либо
принимается к рассмотрению, либо заявителю отказывается в
рассмотрении заявки.
4. Экспертиза заявленного обозначения по существу – состоит в
проверке требований, установленных законом. По результатам
экспертизы принимается решение о регистрации ТЗ, ЗО или НМПТ, либо
об отказе в регистрации.
5. Регистрация ТЗ, ЗО или НМПТ – производится в течение
месяца с даты получения документа об уплате пошлины путем внесения
в Государственный реестр ТЗ, ЗО или НМПТ РФ следующих данных:
по товарному знаку и знаку обслуживания – товарный знак (знак
обслуживания), сведения о его владельце, дата приоритета, дата
регистрации, перечень товаров, для которых ТЗ зарегистрирован;
по наименованию места происхождения товара – наименование
места происхождения товара, сведения об обладателе свидетельства на
право использования НМПТ, вид и описание особых свойств товара, для
которого зарегистрировано НМПТ.
6. Выдача свидетельства на ТЗ, ЗО, НМПТ. Производится в
течение трех месяцев с даты регистрации в Реестре.
7. Публикация сведений о регистрации в официальном
бюллетене в течение 6 месяцев с даты регистрации в Реестре.
Заявки на международную регистрацию ТЗ, ЗО или НМПТ
подаются через ФИПС.

Передача прав на товарный знак, знак обслуживания.

Права на товарный знак можно передать другому лицу. Основания


для такого перехода прав могут быть следующие:
1) Основные (договор уступки права, лицензионный договор);
2) Общеправовые (реорганизация юридического лица,
наследование, вклад в уставной капитал);
3) Дополнительные (договор купли-продажи предприятия;
коммерческая концессия (франчайзинг), договор о залоге, договор
аренды предприятия).

Основным основанием, свойственным большинству объектов


интеллектуальной собственности, является передача правообладателем
права на товарный знак по договорам о передаче права на товарный знак
– договору об отчуждении исключительных прав на товарный знак (об
уступке товарного знака) или лицензионному договору. В договоре
оговаривается вид товара, требование к качеству товара и возможность
контроля лицензиара за качеством товара.

87
Договор о передаче исключительного права на товарный знак
(договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор
регистрируются в ФИПС. Без этой регистрации указанные договоры
считаются недействительными.
Коллективные товарные знаки регистрируются на имя
объединения и права на его использование не могут быть переданы
другим лицам.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
выполняющие посредническую деятельность, могут на основе договора с
производителем проставить свой ТЗ, ЗО на продукцию, то есть,
использовать свой ТЗ, ЗО, наряду с ТЗ производителя, а также вместо ТЗ
производителя.

5.4 Особенности охраны и использования наименования


места происхождения товара (НМПТ)

В соответствии со ст.1516 ГК РФ наименованием места


происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана,
является обозначение, представляющее собой либо содержащее
современное или историческое, официальное или неофициальное,
полное или сокращенное наименование страны, городского или
сельского поселения, местности или другого географического объекта, а
также обозначение, производное от такого наименования и ставшее
известным в результате его использования в отношении товара, особые
свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами.
В отличие от товарных знаков, наименование места
происхождения товара индивидуализирует не любые товары одного
производителя, а только уникальные товары, производимые в
определенном месте и обладающие определенными свойствами.
Не признается наименованием места происхождения товара
обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее
наименование географического объекта, но вошедшее в Российской
Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара
определенного вида, не связанное с местом его производства.
Наименования места происхождения товаров не имеют тккой
значительной классификации как у товарных знаков. Так, по форме
выражения наименования места происхождения товара могут быть
только словесными.
Правовая охрана наименования места происхождения товара в
Российской Федерации возникает на основании его регистрации.

88
Главными условиями получения охраны являются следующие:
1. наличие у производимого товара особых свойств, обусловленных
местом производства;
2. нахождение производителя товара в пределах территории,
географического объекта, который он хочет зарегистрировать.
При этом право пользования этим же наименованием места
происхождения товара может быть предоставлено другому лицу, которое
в границах того же географического объекта производит товар,
обладающий такими же особыми свойствами.
Свидетельство действует до истечения десяти лет, считая с даты
подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению
обладателя свидетельства и при условии представления им заключения
компетентного органа, в котором подтверждается, что обладатель
свидетельства производит в границах соответствующего
географического объекта товар, обладающий указанными в Реестре
свойствами.

Использованием наименования места происхождения товара


считается применение его на товаре, этикетках, упаковке, в рекламе,
проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с
введением товара в гражданский оборот.
Нарушение исключительных прав на использование НМПТ. Не
допускается использование зарегистрированного наименования места
происхождения товара
- лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом
указывается подлинное место происхождения товара или наименование
используется в переводе, либо в сочетании с такими выражениями, как
«род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также
- использование сходного обозначения для любых товаров,
способного ввести потребителей в заблуждение относительно места
происхождения и особых свойств товара (незаконное использование
наименования места происхождения товара).
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно
использованы наименования мест происхождения товаров или
обозначения, сходные с ними до степени смешения, являются
контрафактными.

Обладатель свидетельства может проставлять рядом с


наименованием места происхождения товара предупредительную
маркировку в виде словесного обозначения «зарегистрированное
наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное

89
НМПТ», указывающую на то, что применяемое обозначение является
наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в
Российской Федерации.
Право на наименование места происхождения товаров можно
передать другому лицу. Основания для такой передачи:
1) Общеправовые – реорганизация юридического лица,
наследование;
2) Дополнительные – договор купли-продажи предприятия,
договор аренды предприятия;
но не лицензия или договор уступки.

5.5 Нарушение и защита исключительных прав


владельца ТЗ, ЗО

Нарушением прав владельца ТЗ признаются любые из


перечисленных ниже действий: несанкционированное изготовление,
применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в
хозяйственный оборот или хранение с этой целью однородных товаров,
обозначенных этим знаком или сходным с ним до степени смешения,
которые влекут гражданскую и/или уголовную ответственность.
Владелец знака, права которого оказались нарушенными, может
требовать применения через суд к нарушителю следующих гражданских
санкций:
 предписания о прекращении нарушения прав на знак или действий,
могущих привести к такому нарушению;
 возложения обязанности на нарушителя возместить все причиненные
нарушением убытки (ущербы), включая затраты по восстановлению
нарушенных прав;
 публикации за счет нарушителя судебного решения для восстановления
репутации лица, чьи права были нарушены;
 устранения незаконно проставленных знаков с товаров и их упаковок;
 уничтожения контрафактных товаров.
В понятие ущерба (убытков) включаются как непосредственные
реальные расходы владельца товарного знака, так и упущенная им
выгода.
К реальным расходам относятся, в частности, затраты на
установление факта нарушения, судебные издержки, оплата гонорара
адвокату, расходы на рекламу для ликвидации последствий
дезориентации потребителей и другие.
К упущенной выгоде относятся прибыли, которые владелец знака
мог бы получить, но не получил вследствие появления на рынке
однородных товаров, маркированных знаком, идентичным или сходным

90
с его знаком. Упущенная выгода признается в том случае, когда владелец
товарного знака сумеет доказать в суде тот факт, что нарушение его прав
конкурентом привело к уменьшению сбыта его товаров.
Другим путем оценки упущенной выгоды является определение
размера лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить
владелец товарного знака, если бы нарушитель купил лицензию.
В ряде стран упущенная выгода оценивается не по прибыли,
которую мог бы получить владелец знака, а по прибыли, которую
получил нарушитель в результате продажи товаров под чужим товарным
знаком.

Вопросы для самопроверки


1. Каково назначение товарного знака, коммерческого обозначения,
фирменного наименования, наименования места происхождения товара,
характеристики этих объектов интеллектуальной собственности.
2. Правила регистрации товарного знака, фирменного наименования,
наименования места происхождения, исключительные права
правообладателя.
3. Нарушение и защита исключительных прав на эти объекты.
4. Объекты ноу-хау и организация их защиты.

ГЛАВА 6. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СЛУЖЕБНОЙ И


КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ, «НОУ-ХАУ»

Впервые термин «know how» («ноу-хау») был использован в


судейской практике США в 1916 году и нашел применение в деловой
литературе большинства стран. Дословный перевод термина «знать как»
(сокращение от «знать как делать» - «know how to do»).
Законодательное определение понятия «ноу-хау» имеется только в
Великобритании, где в законе о доходах и налогах корпораций от 1970 г.
(§386) установлено, что «ноу-хау» означает любую производственную
информацию и технические приемы, непосредственно содействующие
производству товаров и материалов, а также информацию и технические
приемы, применяемые при разработке рудников, нефтяных скважин или
других источников минеральных залежей (включая изыскательские
работы, открытые местонахождения и их испытания) или при
проведении сельскохозяйственных и лесотехнических работ или на
рыбных промыслах.
В других странах понятие «ноу-хау» определяется в доктрине,
решениях судебной практики или в нормативных актах
специализированных организаций. Общим для всех определений этого
понятия является то, что к «ноу-хау» относят технические приемы и
разнообразные виды конфиденциальной информации ограниченного

91
доступа, используемой в предпринимательской деятельности. Наряду с
термином «ноу-хау» в некоторых странах широкое распространение
получил сходные по значению термины «trade secret» (торговый секрет,
коммерческий секрет, фирменный секрет, деловой секрет), а также
служебная и коммерческая тайна.
В России официальный статус имеют понятия «служебной и
коммерческой тайны», «секрета производства» .
В соответствии со ст.139 Гражданского кодекса РФ, [1],
информация составляет служебную и коммерческую тайну в случае,
когда информация имеет действительную и потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней
нет свободного доступа на законном основании, и обладатель
информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
В законе «О коммерческой тайне», [4], коммерческая тайна
определена как конфиденциальная информация, позволяющая ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду.
Ст. 1465 части четвертой ГК РФ вводит понятие секрета
производства к которому относит сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и
другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны.
Поскольку данные определения практически идентичны, в
дальнейшем будем приравнивать понятия «ноу-хау», «секрет
производства», «служебная и коммерческая тайна», «торговый секрет».
Все определения описывают условия признания информации
служебной, коммерческой тайной, «ноу-хау»:
 Коммерческая ценность информации;
 Отсутствие свободного доступа;
 Меры по охране конфиденциальности информации.

В режиме коммерческой тайны «ноу-хау» могут охраняться не


только не имеющие официальных охранных документов (патентов)
объекты авторского права, но и патентоспособная техническая
информация, которая потенциально может быть запатентована, но
процедура патентования еще не завершена или по которой заявки на

92
получение соответствующих охранных документов по различным
причинам еще не поданы.
Г. Штумпф выделяет следующие основные виды информации,
относящейся к служебной и коммерческой тайне (формы «ноу-хау»):
1) В технической и производственной сфере:
 Конструкторские чертежи, результаты опытов и их
протоколы;
 Статистические расчеты;
 Формулы и рецепты;
 Данные о качестве материалов;
 Список деталей;
 Чертежи поставленного оборудования;
 Рабочие планы с указанием времени выполнения и допусков;
 Документация по изготовлению и т.д.
2) В коммерческой сфере:
 Картотеки клиентов и поставщиков, базы данных;
 Данные об организации производства;
 Документация о программах, планах коммерческой
деятельности;
 Документация об организации сбыта и распределения;
 Данные о финансировании;
 Методы рекламы, обучения персонала.

К ним можно добавить следующие объекты:


 заявки на выдачу патента, которые находятся в стадии
оформления или по которым не было публикаций,
 научные отчеты (в том числе отчеты о НИОКР),
 промышленные образцы новой техники,
 методики проведения экспериментов,
 протоколы испытаний,
 статистические отчеты,
 методики расчетов,
 данные о составе материалов,
 спецификации,
 инструкции по применению технических средств и
технологий и т.д.
Важным в практике управления интеллектуальной собственностью
является вопрос о выборе формы защиты результата интеллектуальной
деятельности. В тех случаях, если результат носит нетехнический
характер, его защита может осуществляться только сохранением
конфиденциальности, секретности в виде ноу-хау. Если же результат

93
носит технический характер (технические и технологические решения,
состав вещества, способы и т.п.), то он может быть защищен как
патентным правом, так и в виде ноу-хау, путем сохранения этого
решения в тайне. Если техническое решение относится к разряду тех,
появление которых у конкурента можно ожидать в скором времени, то
лучше избрать патентную форму его охраны как более надежную,
гарантирующую защиту в течение 10 или 20 лет. Если же есть основания
полагать, что техническая задача не может быть решена в скором
времени, то целесообразно не патентовать это решение, а использовать
его в качестве ноу-хау как в своем производстве, так и для продажи на
него беспатентной лицензии.

Исключительное право на «ноу-хау» возникает с момента


установления факта монопольного обладания коммерческой тайны на
информацию, составляющего для него коммерческую тайну и действует
бессрочно в течение всего периода соблюдения этих требований,
предъявляемых к охраняемой тайне (т.е. пока действует
конфиденциальность).
Исключительное право на «ноу-хау» представляется в возможности
правообладателя:
1) устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим
коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом [4], и
гражданско-правовым договором;
2) использовать информацию, составляющую коммерческую
тайну, для собственных нужд в порядке, не противоречащем
законодательству Российской Федерации;
3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой
информации;
4) вводить в гражданский оборот информацию, составляющую
коммерческую тайну, на основании договоров, предусматривающих
включение в них условий об охране конфиденциальности этой
информации;
5) требовать от юридических и физических лиц, получивших
доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, органов
государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, которым предоставлена информация,
составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране
ее конфиденциальности;
6) требовать от лиц, получивших доступ к информации,
составляющей коммерческую тайну, в результате действий,
осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности
этой информации;

94
7) защищать в установленном законом порядке свои права в случае
разглашения, незаконного получения или незаконного использования
третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в
том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с
нарушением его прав.

Права на коммерческую тайну не требуют государственной


регистрации и защищаются путем представления в суд фактов,
подтверждающих охраноспособность коммерческой тайны (ценность,
охрану конфиденциальности) только при нарушении (оспаривании)
права на коммерческую тайну.
Охрана конфиденциальности обеспечивается созданием на
предприятии режима коммерческой тайны, который представляет
собой правовые, организационные, технические и иные меры
принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую
тайну, по охране ее конфиденциальности.
К таким мерам по охране коммерческой тайны следует отнести:
1). Определение перечня информации, составляющей
коммерческую тайну.
Обязательным условием возникновения режима коммерческой
тайны относительно конкретных объектов должны быть распоряжение
(приказ) руководителя предприятия по отнесению конкретной
информации к коммерческой тайне.
Для ведения учета и контроля использования объектов по каждому
из них должно быть оформление инвентарных карточек, а также ведение
общего реестра объектов «ноу-хау».
2). Ограничение доступа к информации, составляющей
коммерческую тайну, путем установления
 перечня допущенных лиц,
 порядка обращения с информацией,
 контроля за соблюдением такого порядка.
По каждому из объектов целесообразно вести отдельный учет лиц,
получающих доступ к конфиденциальной информации, а также
оформлять письменные расписки этих лиц об ознакомлении с режимом
тайны, обязанностями сохранения конфиденциальности и
ответственности за разглашение информации.
3). Учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была
предоставлена или передана.
4). Регулирование отношений по использованию информации,
составляющей коммерческую тайну, работниками на основании
трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-
правовых договоров.

95
5). Нанесение на материальные носители (документы), содержащие
информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа
"Коммерческая тайна", с указанием обладателя этой информации (для
юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место
жительства).

Т.о., наличием на предприятии подобных документов, а также


подтверждением соответствующих организационных и технических
мероприятий можно документально доказать ограничение свободного
доступа на законном основании и меры по охране конфиденциальности
информации и то, что информация получена незаконно.
Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем
которой является другое лицо, считается полученной незаконно,
если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением
принятых обладателем информации, составляющей коммерческую
тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации
(недозволенные приемы, включая промышленный шпионаж), а также,
если получающее эту информацию лицо знало или имело
достаточные основания полагать, что эта информация составляет
коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что
осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу
этой информации законного основания.
Не вся информация может быть отнесена к служебной или
коммерческой тайне. Перечень такой информации (которая не может
составлять служебную и коммерческую тайну) регулируется законом
(Постановление Правительства РСФСР «О перечне сведений, которые не
могут составлять коммерческую тайну»).
К информации, которая не может составлять служебную и
коммерческую тайну относят сведения, [4]:
1) содержащиеся в учредительных документах юридического лица,
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических
лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие
государственные реестры;
2) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального
унитарного предприятия, государственного учреждения и об
использовании ими средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной
обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах,

96
оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного
функционирования производственных объектов, безопасности каждого
гражданина и безопасности населения в целом;
5) о численности, составе работников, системе оплаты труда, об
условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и
о наличии свободных рабочих мест;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и
по иным социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах
привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации
объектов государственной или муниципальной собственности;
9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о
размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об
оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда
граждан в деятельности некоммерческой организации;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности
от имени юридического лица;
11) обязательность раскрытия которых или недопустимость
ограничения доступа к которым установлена иными федеральными
законами.

Владельцем информации, составляющей коммерческую тайну,


полученной в рамках трудовых отношений (служебные объекты «ноу-
хау»), является работодатель.
В целях обеспечения конфиденциальности информации у
работника и работодателя (правообладателя «ноу-хау») возникают
определенные обязанности, представленные в таблице 6.1.
Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных
убытков лицом, прекратившим с ним трудовые отношения, в случае,
если это лицо виновно в разглашении информации, составляющей
коммерческую тайну, доступ к которой это лицо получило в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, если разглашение такой
информации последовало в течение установленного срока.
Причиненные ущерб либо убытки не возмещаются работником или
прекратившим трудовые отношения лицом, если разглашение
информации, составляющей коммерческую тайну, явилось следствием
непреодолимой силы, крайней необходимости или неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению режима коммерческой
тайны.

97
Таблица 6.1
Обязанности работника и работодателя

Обязанности
Работодатель Работник
Ознакомить под расписку Выполнять установленный работодателем режим
работника с перечнем информации, коммерческой тайны.
составляющей коммерческую тайну.
Ознакомить под расписку Не разглашать информацию, составляющую
работника с установленным коммерческую тайну, и без их согласия не использовать
работодателем режимом коммерческой эту информацию в личных целях
тайны и с мерами ответственности за его
нарушение.
Создать работнику необходимые Не разглашать информацию, составляющую
условия для соблюдения им коммерческую тайну, после прекращения трудового
установленного работодателем режима договора а) в течение срока, предусмотренного
коммерческой тайны. соглашением между работником и работодателем,
заключенным в период срока действия трудового
договора, или б) в течение трех лет после прекращения
трудового договора, если указанное соглашение не
заключалось.
Возместить причиненный работодателю ущерб,
если работник виновен в разглашении информации,
составляющей коммерческую тайну, ставшей ему
известной в связи с исполнением им трудовых
обязанностей
Передать работодателю при прекращении или
расторжении трудового договора имеющиеся в
пользовании работника материальные носители
информации, содержащие информацию, составляющую
коммерческую тайну.

За нарушение конфиденциальности информации существует


несколько типов ответственности, представленных в таблице 6.2.
Если лицо, которое использовало «ноу-хау» не знало и не должно
было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с
тем, что оно получило доступ к «ноу-хау» случайно или по ошибке оно,
не несет ответственность в соответствии с ГК РФ.
Наличие «ноу-хау» может принести ее владельцу доход при
условии ее правильной реализации. Основными формами коммерческой
реализации «ноу-хау» на рынке являются:
 реализация технологии, основанной на «ноу-хау»,
 оказание услуг с использованием «ноу-хау»,
 передача информации по договору другому лицу,
 внесение информации в качестве доли в Уставной капитал
вновь создаваемого предприятия.
Причем, в первых двух случаях исключительное право на «ноу-
хау» остается за правообладателем, и «ноу-хау» не раскрывается. В
последних двух случаях, реализуется передача прав и «ноу-хау»
раскрывается.

98
Таб лица 6.2
Ответственность за нарушение режима конфиденциальности

Тип ответственности за Виновный – субъект


Меры
правонарушение правонарушения
Возмещение работником
работодателю убытков (только прямой
Работник, нарушивший
Дисциплинарная действительный ущерб).
приведенные в таблице 6.1
Неполученные доходы (упущенная
обязательства
выгода) взысканию с работника не
подлежат.
Физические, юридические
Возмещение причиненных убытков
Гражданско-правовая лица, незаконным образом
(через суд).
получившие «ноу-хау»
Лица, получившим доступ к
Штраф на граждан
такой информации в связи с
или на должностных лиц по Кодексу
Административная исполнением служебных или
об административных нарушениях
профессиональных
обязанностей
Штраф в размере до 80 000 рублей или
Физические лица, собирающие в размере заработной платы или иного
сведения, составляющие «ноу- дохода осужденного за период от
хау», путем похищения одного до шести месяцев либо
документов, подкупа или угроз, лишением свободы на срок до двух
и другим незаконным способом лет.

Штраф до 120 000 рублей или в


Работники (лица, которым
размере заработной платы или иного
«ноу-хау» было доверено или
дохода осужденного за период до
стало известно по службе или
одного года с лишением права
работе), незаконно
занимать определенные должности
разглашающие или
или заниматься определенной
использующие сведения,
деятельностью на срок до трех лет,
составляющие «ноу-хау», без
Уголовная либо лишением свободы на срок до
согласия их владельца
трех лет.

Штраф до 200 000 рублей или в


размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
Те же деяния, причинившие восемнадцати месяцев с лишением
крупный ущерб или права занимать определенные
совершенные из корыстной должности или заниматься
заинтересованности, определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы
на срок до пяти лет.

Те же деяния, повлекшие Лишение свободы на срок до 10 лет.


тяжкие последствия

В качестве договоров, обеспечивающих передачу прав могут


выступать:
1. Лицензионный договор о передаче прав на использование
объекта коммерческой тайны (секрет производства) – обеспечивает
право использования объекта «ноу-хау» в определенных лицензионным
договором пределах. Исключительное право не передается полностью.
Здесь одна сторона - обладатель исключительного права на секрет

99
производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить
другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего
секрета производства в установленных договором пределах.
При этом на обеих сторонах договора лежит обязанность
конфиденциальности до окончания срока действия лицензионного
договора.
Продажа лицензии непосредственно на конкретный секрет
производства определяется термином «беспатентная лицензия». Продажа
результата интеллектуальной деятельности по лицензии на секрет
производства одновременно с лицензией на объект патентного права
определяется как «смешанная лицензия».
2. Договор об отчуждении исключительного права на объект
коммерческой тайны оформляет полный переход права собственности.
По договору об отчуждении исключительного права на секрет
производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется
передать принадлежащее ей исключительное право на секрет
производства («ноу-хау») в полном объеме другой стороне –
приобретателю исключительного права на этот секрет производства. При
отчуждении исключительного права на секрет производства лицо,
распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность
секрета производства до прекращения действия исключительного права
на секрет производства.

Вопросы для самопроверки

1. Что может быть объектом коммерческой тайны (ноу-хау)?


2. Кому принадлежит и что собой представляет исключительное
право на ноу-хау?
3. Нарушение и защита исключительных прав на объекты ноу-хау.

ГЛАВА 7. СПОСОБЫ ОХРАНЫ


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА
РУБЕЖОМ

Общим свойством, присущим всем исключительным правам,


признается их территориальная ограниченность. Они действуют в
пределах территории того государства, где они возникли в соответствии
с законами этого государства. Это касается всех видов правовой охраны,
т.е. не существует понятий «международный патент, свидетельство».
При этом существуют региональные патенты – для стран ЕС и для части
стран СНГ.

100
Для признания правовой охраны в другой стране требуется
договоренность между соответствующими государствами —
международное соглашение. Необходимость правовой охраны ИС за
рубежом объясняется тем, что охраняемые в одной стране изобретения,
товарные знаки, произведения науки или литературы могут свободно
использоваться или издаваться в других странах и это не будет
считаться нарушением прав на ОИС.
Особенную значимость правовая охраны за рубежом имеет для
следующих случаев:
 Патентообладатель планирует реализацию за рубежом
продукции/услуг, производимую с использованием своего объекта ИС;
 Патентообладатель собирается участвовать в деятельности за
границей совместной компании по производству продукции/услуг с
использованием своего ОИС;
 Патентообладатель собирается передать исключительное право
по договору (лицензии) иностранному лицу.
В первом случае, при отсутствии правовой охраны в странах, где
правообладатель собирается реализовывать продукцию, он может
столкнуться с нарушением его исключительных прав, в виде
возможности конкурентам на законных основаниях копировать его
продукцию. Во втором и третьем случаях иностранные лица, с
которыми планирует сотрудничать правообладатель, не будут заключать
сделки без соответствующей правовой охраны в интересующих странах,
поскольку отсутствует охрана ОИС и гарантия монополии
производителя.
Конечно, при принятии решения относительно необходимости
испрашивания правовой охраны за рубежом необходимо, чтобы объект
ИС удовлетворял следующим основным условиям:
 Имел способность приносить экономическую выгоду;
 Отвечал условиям патентования (или другого способа правовой
охраны) в конкретной стране;
 Обладал возможностью контроля за его использованием.
При зарубежном патентовании необходима разработка
оптимальной структуры проведения процедуры патентования. На выбор
структуры влияют следующие факторы: предполагаемые страны-рынки
сбыта ОИС, необходимые сроки подачи заявок и сроки получения
патентов, требования патентных законодательств стран патентования,
участие стран патентования в международных и региональных
договорах, наличие необходимых средств на патентование.
Первым этапом процесса правовой охраны за рубежом является
определение стран, где такая охрана будет испрашиваться.
Сложность выбора стран заключается в том, что с одной стороны,
решение о выборе стран должно быть принято на момент подачи

101
национальной заявки, чтобы сохранить национальный приоритет, а с
другой стороны – это решение должно не только учитывать не только
существующую, но и предполагаемую ситуацию на международном
рынке.
Получить правовую охрану ИС в другой стране можно двумя
способами:
 на основе использования национальной процедуры,
 на основе использования международных договоров и конвенций.

7.1. Национальная процедура


При национальной процедуре патент испрашивается
непосредственно в стране патентования в соответствии с национальным
законодательством страны патентования. Национальная процедура
используется, как правило, при выявленной перспективе реализации
продукта в конкретных странах. Национальная процедура получения
правовой охраны используется в случаях, когда существует небольшое
количество стран, где необходимо получить правовую охрану (до 3-х
стран), а также когда страны патентования не являются участниками
международных, в том числе региональных, соглашений.
Документы заявки, направляемые в каждую из стран патентования,
должны быть оформлены по правилам, которые установлены
национальным патентным законодательством, должны подаваться на
языке страны патентования и должны подаваться через патентного
поверенного (патентного брокера) страны патентования.
Такая процедура отличается относительно быстрым сроком
получения правовой охраны.
При этом она обладает следующими недостатками:
 Необходим перевод заявки на язык каждой из стран;
 Обязательной является уплата пошлины в каждой стране;
 Увеличиваются расходы на патентных поверенных в каждой
стране;
 Оформление заявки – по национальному законодательству,
которое необходимо детально знать;
 Срок подачи заявки за рубежом должен быть до даты публикации
национальной заявки в своей стране.
Учитывая эти недостатки, в мировой практике охраны ИС
заключены международные соглашения, облегчающие получение
правовой охраны на объекты ИС в различных странах с разным
законодательством в области ИС, процедурами получения правовой
охраны, языком, национальными особенностями.

102
7.2. Использование договоров в области охраны объектов
интеллектуальной собственности за рубежом
Все договоры в области охраны объектов интеллектуальной
собственности за рубежом можно разделить на две группы:
- договоры, устанавливающие международную систему охраны;
- договоры, упрощающие получение охраны за рубежом;
- договоры, учреждающие международные классификационные
национальные системы.

I. Договоры, устанавливающие международную систему


охраны
1) Парижская конвенция по охране промышленной
собственности, 1883 г.
Конвенция определяет основные принципы, на которых строится
защита промышленной собственности в более 150 странах-участниках
конвенции:
 Принцип «национального режима», заключающийся в том, что в
отношении промышленной собственности каждая страна-участница ПК
должна предоставлять такую же охрану гражданам других стран, какую
она предоставляет своим собственным гражданам.
 «Право конвенционного приоритета» предусматривает, что на
основе обычной заявки на право промышленной собственности,
поданной заявителем в одной из стран-участниц, тот же заявитель может
в течение определенного срока (от 6 до 12 мес.) испрашивать охрану в
других странах. В течение 12 месяцев с момента подачи заявки в первой
стране – для изобретений и полезных моделей, в течение 6 месяцев –
для промышленных образцов и товарных знаков. Эти более поздние
заявки будут рассматриваться как, если бы они были поданы в тот же
день, что и первая заявка.
 «Право выставочного приоритета», по которому промышленная
собственность охраняется с момента помещения его в виде экспоната на
выставке при условии подачи в течение 6 месяцев заявки на получение
патента.
 «Независимость патентов», т.е. выдача патента на данное
изобретение в одной стране не обязывает другую страну выдать патент
на то же изобретение.
Парижская конвенция не изменяет территориального характера
прав патентообладателя: она не вводит международного патента, то есть
такого патента, который, будучи выдан в одной из стран-участниц
конвенции, получил бы признание и в других странах-участницах

103
конвенции. Чтобы обеспечить охрану прав в другой стране конвенции,
необходимо запатентовать его там.
2) Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в
заблуждение указаний происхождения на товарах.
3) Договор о законах по товарным знакам, целью которого
является упрощение и гармонизация административных процедур в
отношении национальных заявок и охраны товарных знаков.
4) Лиссабонское соглашение об охране наименований мест
происхождения товаров.
5) Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений, включает следующие принципы:
 «национальный режим» - произведения, созданные в одной из
стран-участниц должны получать в других странах-участницах такую же
охрану, какую страны предоставляют собственным гражданам;
 «автоматическая охрана» - национальный режим не зависит от
каких-либо формальных условий (например: регистрации или
депонирования);
 «независимость охраны» - обладание предоставленными правами
и их осуществление не зависит от существования охраны в стране
происхождения.
Содержащиеся в Конвенции унифицированные нормы предусмат-
ривают определенный круг предоставляемых автору прав
(гарантированный объем охраны). Так, в перечень произведений, защита
которых гарантируется Конвенцией, наряду с традиционными
объектами, включены также «переделки литературного или
художественного произведения», в том числе переводы, адаптации,
музыкальные аранжировки, которые охраняются наравне с
оригинальными произведениями.
Специальные нормы закрепляют исключительные права авторов
переводить и разрешать другим лицам переводы, переделки,
аранжировки и иные изменения своих произведений в течение всего
срока действия авторских прав.
Согласно ст. 3, гарантированные Конвенцией права
предоставляются:
а) авторам, которые являются гражданами одной из стран
Конвенции, — в отношении их произведений, как выпущенных, так и не
выпущенных в свет (в этих целях к гражданству страны Конвенции
приравнивается обычное место жительства в одной из стран,
присоединившихся к Конвенции);
б) авторам, которые не являются гражданами одной из стран
Конвенции, — в отношении произведений, выпущенных в свет впервые
в одной из этих стран или одновременно в стране, не входящей в
Конвенцию, и в стране Конвенции.

104
Произведения граждан стран — участниц Конвенции (как опубли-
кованные, так и неопубликованные) пользуются охраной с момента их
создания во всех странах Конвенции. Причем страной первого
опубликования может быть и страна, не входящая в Конвенцию
(критерий гражданства).
Произведения, впервые опубликованные в одной из стран
Конвенции, пользуются охраной во всех странах независимо от
гражданства автора (критерий территории — места выпуска
произведения в свет). Если автор не является гражданином страны
происхождения произведения, в отношении которого ему
предоставляется охрана в силу Конвенции, он пользуется в этой стране
теми правами, что и авторы — граждане этой страны.
Минимальные сроки охраны авторских прав, которые обязаны уста-
новить страны — участницы Конвенции, составляют все время жизни
автора и 50 лет после его смерти. Соответственно любая страна может
установить и более длительный срок. Во многих европейских странах
установлен уже 70-летний срок охраны произведения после смерти
автора. Однако иностранному автору не может предоставляться срок
охраны более продолжительный, чем установлен в стране
происхождения
Существенным является принцип действия Конвенции с обратной
силой. Он выражается в том, что «Конвенция применяется ко всем про-
изведениям, которые к моменту ее вступления в силу не стали еще об-
щим достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока
охраны» (ст. 18), хотя и были выпущены в свет до этого момента.
Зарубежный автор, произведение которого уже не охраняется в его
стране (истек срок охраны), не может получить охрану и в любой другой
стране, вступившей в Конвенцию, после истечения этого срока. Следует
обратить внимание на заявление Правительства РФ, сделанное при
присоединении России к Бернской конвенции. Было заявлено, что
действие Конвенции не распространяется на произведения, которые на
13 марта 1995 г. (дата вступления в силу на территории России) уже
являлись в России общественным достоянием.
6) Договор о международной регистрации аудиовизуальных
произведений.
7) Всемирная конвенция об авторском праве (Женевская конвен-
ция).
Основной задачей учредителей Конвенции было закрепление прин-
ципа национального режима для произведений авторов из стран — уча-
стниц Конвенции (как выпущенных, так и не выпущенных в свет) и для
авторов — граждан других стран, произведения которых были впервые
выпущены в свет в стране-участнице. В соответствии с Конвенцией под
«выпуском в свет» понимается воспроизведение в какой-либо матери-

105
альной форме и предоставление неопределенному кругу лиц экземпля-
ров произведения для чтения или ознакомления путем зрительного
восприятия.
Всемирная конвенция ориентирована в основном на внутреннее за-
конодательство и содержит незначительное число унифицированных
материальных норм. К ним относятся нормы о минимальном сроке
действия авторско-правовой охраны. Этот срок не может быть короче
всей жизни автора и 25 лет после его смерти. Далее предусматривается
исключительное право автора на перевод его произведения, выпуск в
свет переводов, выдачу разрешений на перевод и выпуск в свет произ-
ведений, охраняемых на основании Конвенции, что и потребовало вне-
сения соответствующих корректив в действующее тогда советское за-
конодательство. Заметим, что при вступлении в Бернскую конвенцию
такая проблема не возникала, поскольку Закон об авторском праве и
смежных правах уже основывался на принципах этой Конвенции.
В отличие от Бернской Всемирная (Женевская) конвенция не обла-
дает обратной силой. Согласно ст. 7 она не распространяется на произ-
ведения, охрана которых к моменту вступления Конвенции в силу в
Договаривающемся государстве, где испрашивается охрана, «оконча-
тельно прекратилась или никогда не существовала». Это означало, что в
СССР стали охраняться те произведения зарубежных авторов, которые
были впервые опубликованы за границей после присоединения СССР к
Конвенции. Можно сказать, что действие Всемирной конвенции «опре-
деляется моментом возникновения права на произведение». Тогда как
действие Бернской конвенции — «моментом прекращения права» —
через 50 лет после смерти автора.
8) Международная конвенция по охране прав исполнителей,
создателей фонограмм и организаций эфирного вещания. ( «Римская
конвенция»)
Она направлена на согласование интересов обладателей
охраняемых смежных прав. Как и большинство международных
конвенций в области охраны интеллектуальной собственности,
Конвенция, в принципе, исходит из предоставления зарубежным
обладателям смежных прав национального режима той страны, где
испрашивается охрана. Государство-участник обязано также обеспечить
на территории своей страны минимальный уровень охраны смежных
прав, предусмотренный Конвенцией. Причем для каждой категории
смежных прав определены критерии предоставления охраны и
минимальный объем предоставляемых прав. Например, каждое
государство-участник обязано предоставить охрану зарубежным
артистам-исполнителям при соблюдении следующих условий:
исполнение имело место в другом Договаривающемся государстве,
исполнение записано на охраняемой фонограмме или (не будучи

106
записанным на фонограмме) распространяется путем охраняемой
передачи в эфир. Предоставляемая артистам-исполнителям охрана
включает право воспрепятствовать передаче их исполнения в эфир или
публичному сообщению, записи исполнения и воспроизведению записи
без их согласия, за установленными исключениями. Условия охраны и
объем охраны определены также для зарубежных производителей
фонограмм и организаций вещания.
Минимальный срок действия охраны, установленный Конвенцией,
— 20 лет. Этот срок исчисляется с конца года, в котором была осу-
ществлена запись исполнения, включенного в фонограмму, или испол-
нялось произведение, не записанное на фонограмму, или прозвучала
передача в эфире. Российское законодательство об охране смежных прав
формировалось с учетом уровня охраны, установленного Конвенцией, и
с этой точки зрения не было препятствий для вступления России в
Конвенцию.
9) Женевская конвенция об охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, которая
предусматривает обязанность каждого из договаривающихся государств
охранять интересы производителя фонограмм, являющегося
гражданином другого договаривающегося государства от изготовления
дубликатов, распространения, ввоза без согласия правообладателя.
10) Договор о патентных законах, заключенный для гармонизации
патентных законодательств стран-участников.
11) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС).
Интенсивное развитие международной экономической интеграции
идет по пути расширения обмена высокими технологиями, включая
результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые патентным и
авторским правом. Существенным элементом такого обмена становится
интеллектуальный продукт, что оказывает определяющее влияние на
дальнейшее развитие международного сотрудничества в области ис-
ключительных прав, направлено на утрату национальной
изолированности.
Этот новый этап оформлен Соглашением по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (сокращенное наименование
ТРИПС — аббревиатура от начальных букв его английского названия).
Оно входит в комплекс взаимосвязанных основных документов, состав-
ляющих Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации
(ВТО) 1994 г.
Охрана исключительных прав в ТРИПС тесно увязана с
многосторонними торговыми правами в рамках всемирной торговой
организации. Одним из основных принципов Соглашения является
соблюдение членами ВТО обязательств по многосторонним договорам

107
об охране интеллектуальной собственности: Парижской конвенции,
Бернской конвенции, Римской конвенции и Договора в отношении
интегральных схем (в последнем Россия не участвует). Основные
характеристики ТРИПС:
 В преамбуле Соглашения констатируется, что «права интеллек-
туальной собственности являются правами частных лиц».
 Основополагающим принципом является обязательство
участников Соглашения предоставить гражданам других государств-
участников не только национальный режим, но и режим наибольшего
благоприятствования.
 В отличие от других международных договоров в этой области
Соглашение охватывает широкий круг объектов интеллектуальной
собственности: изобретения, авторские и смежные права, товарные
знаки, географические указания (особо выделяется охрана
географических указаний для вин и крепких спиртных напитков),
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем,
конфиденциальную информацию. Предусмотрены материальные нормы,
обязывающие страны-участницы установить определенный уровень
охраны этих объектов.
 Соглашение содержит раздел, посвященный использованию и
защите исключительных прав. Он включает положения о гражданско-
правовой и административной защите прав интеллектуальной
собственности, а также особые требования в отношении пограничных
мер — таможенных правил, направленных на защиту интеллектуальной
собственности.

II. Договоры, облегчающие получение охраны ИС за рубежом


1) Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty -
РСТ), 1970 г., Вашингтон, более 150 стран. Договор предусматривает
подачу одной международной заявки на патентование изобретения,
которая действует во всех странах, присоединившихся к Договору. Этим
договором образован Международный союз патентной кооперации.
Договор устанавливает порядок составления и подачи одной
международной заявки на получение охранного документа, что
уменьшает затраты и делает его более оперативным.
Порядок получения патентов по данному договору предусматривает
следующие этапы.
1 этап. Подача одной «международной заявки», в которой
указываются все те страны, где заявитель испрашивает охрану.
Международная заявка подается в одно из национальных ведомств,
на которое в соответствии с Договором возложена функция
«получающего ведомства» (патентное ведомство РФ имеет функцию

108
«получающего ведомства»), либо в международное бюро ВОИС
(Всемирной организации по интеллектуальной собственности,
Брюссель). Тем самым исключается необходимость подачи заявки в
каждое национальное ведомство, где заявитель заинтересован получить
патент. Правильно оформленная международная заявка имеет силу
национальной заявки в каждом указанном государстве с даты подачи
международной заявки.
Функции приема и обработки международной заявки возлагаются
на патентные ведомства стран-участниц, обладающие необходимой
материальной базой и интеллектуальным потенциалом, способным
обеспечить высокий уровень экспертного анализа заявочных материалов
– «получающие» ведомства. Российское патентное ведомство выполняет
функции Получающего ведомства в Российской Федерации,
Международного поискового органа и Органа международной
предварительной экспертизы по международной заявке, поданной в
соответствии с процедурой, установленной Договором.
Таким образом, российским заявителям можно подавать
международную заявку в Роспатент как одно из «получающих
ведомств». При этом должно быть выполнено требование: заявка
рассматривается как международная, если она подана не ранее чем через
три месяца после подачи заявки в Роспатент и Россия должна быть
указана в ряде стран, где испрашивается правовая охрана.
2 этап. Полная экспертиза международной заявки. Этап проходит в
две стадии: «международная стадия» по процедуре, предусмотренной
Договором, и «национальная стадия».
Международная стадия:
a) Проводится формальная экспертиза (проверяется
соответствие заявки формальным требованиям, предъявляемым к
международной заявке).
b) Проводится международная предварительная экспертиза
на новизну, изобретательский уровень, промышленную применимость.
Экспертиза не является обязательной и проводится только по просьбе
заявителя. Благодаря заключению предварительной экспертизы
увеличиваются шансы заявителя получить правовую охрану, а
национальные ведомства проведут свою экспертизу значительно
быстрей.
c) Проводится международный поиск. Получающее ведомство
по завершении формальной экспертизы один экземпляр заявки
пересылает в Международное бюро ВОИС и другой экземпляр — в
Международный поисковый орган, если его функции не выполняет
получающее ведомство государства. Результаты международного поиска
оформляются в виде отчета о поиске и «сообщения» о

109
патентоспособности заявленного предложения. Отчет и «сообщение»
направляются заявителю и в Международное бюро ВОИС.
d) Проводится публикация заявки (через 18 месяцев) и
рассылка в патентные ведомства стран. Международное бюро ВОИС
публикует заявку и отчет (по истечении 18 месяцев с даты приоритета
заявки). В течение 18 месяцев заявитель может уточнить страны
патентования и кого включить в состав патентообладателей.
Заявитель готовит переводы международной заявки на языки стран
патентования, после чего Международное бюро рассылает документы
(копию заявки, «предварительного международного заключения о
патентоспособности», копию приоритетного документа) в указанные в
заявке ведомства тех стран, где заявитель испрашивает патент.
Национальная стадия.
Заявка рассматривается в каждом национальном ведомстве.
Рассмотрение заявки начинается после того, как заявитель представит в
установленные сроки перевод заявочных материалов и оплатит
национальные пошлины в те ведомства, где он испрашивает патент.
Окончательное решение по заявке с учетом полученных материалов
принимают национальные патентные ведомства, выдающие патенты.
При этом отчет о международном поиске и заключение значительно
облегчают работу патентных ведомств по патентной экспертизе.
Испрашивание правовой охраны по договору РСТ имеет
определенные плюсы для заявителя. В частности он:
 Подает только одну заявку в международное ведомство и
переводы.
 Получает дату приоритета международной подачи для своей
заявки.
 Заявка имеет силу правильно оформленной национальной
заявки в каждой стране, указанной заявителем.
 Получает выигрыш во времени (18 месяцев) для решения
вопроса о количестве стран, где необходимо патентовать.
 Экономит на уплате патентных пошлин, и оплату труда
патентных поверенных в каждой из стран.
Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически
оправданной при патентовании в четырех и более странах-участницах
Договора о патентной кооперации.
2) Мадридское соглашение о международной регистрации
товарных знаков.
Этапы регистрации.
Этап 1. Прежде чем подавать международную заявку знак должен
быть зарегистрирован в стране происхождения или хотя бы необходимо
подать заявку на регистрацию в стране происхождения.
Этап 2 Лицо подает международную заявку в Международное

110
бюро ВОИС в Женеве, и в этой заявке указываются присоединенные к
договору страны, в которых данное лицо желает получить правовую
охрану.
Этап 3. Международное бюро получает международную заявку и
проверяет её на различительную способность и на то, не вступает ли
знак в конфликт с знаком, уже получившим охрану на имя какого-то
другого лица. Международное бюро регистрирует знак.
Этап 4. Международное бюро направляет заявку и
зарегистрированный знак в страны, которые были указаны в заявке.
Этап 5. Эти страны проводят экспертизу, как если бы заявка была
подана им, и применяют свои обычные национальные критерии, причем
эти страны имеют возможность отказать в регистрации. Если они
отказывают в предоставлении охраны, в Международное бюро
направляется уведомление об отказе и это фиксируется в
международном реестре в отношении знака для данной страны. Т.е.
любому лицу гарантируется международная регистрация, однако будут
ли предоставлена в соответствии с регистрацией охрана в данной стране,
определяется этой страной.
Отсутствует зависимость между национальной охраной и
международной охраной. Если получен отказ (аннулирование) в
регистрации товарного знака по национальной заявке (в родной стране,
стране участнице системы) после пяти лет существования
международной заявки, то международная охрана продолжает
действовать.
Международная охрана продлевается путем уплаты пошлины через
каждые 10 лет и практически не ограничено по срокам.
Также как и договор РСТ, данная система обладает преимуществами
для заявителя: вместо того, чтобы истребовать правовую охрану, подавая
заявки в ряде стран, заявитель подает всего одну заявку и уплачивает
пошлины в 1 ведомство.
3) Гаагская система охраны промышленных образцов.
Основная цель Гаагской системы – предоставить возможность
получения охраны одного или нескольких промышленных образцов в
ряде стран посредством одного депонирования в Международном бюро
ВОИС.
Порядок депонирования в соответствии с такой системой
следующий:
 Заявитель подает международную заявку на промышленный
образец, которая регистрируется в Международном реестре;
 Сведения о регистрации публикуются Международным бюро и
доводятся до сведения заинтересованных стран, которые затем имеют
право вынести решение о предоставлении охраны или об отказе в ее
предоставлении.

111
При этом для международного депонирования не обязательно
получать охрану в родной стране.
4) Европейская патентная конвенция (1973 г.).
Россия не является ее участницей. Однако условия Конвенции не
препятствуют российским заявителям получать европейские патенты на
свои изобретения, что широко используется в практике защиты россий-
ских изобретений в странах Европы.
В рамках Конвенции создано Европейское патентное ведомство в
г. Мюнхене. Этот международный орган ведет всю работу, связанную с
рассмотрением заявок на европейский патент и его выдачей.
Европейский патент - это документ, который выдается Европейской
патентной организацией (European Patent Organization, ЕРО).
Значительное преимущество европейского патента – распространение
его действия на все страны ЕС при отсутствии необходимости подавать
заявки в каждую страну отдельно. Европейская патентная конвенция
ратифицирвана в 40 странах Европы.
Патент действует во всех Договаривающихся странах (которые
были указаны в заявке) как национальный. Патент действует 20 лет со
дня подачи заявки. Выдача и европейского и национального патента на
одно и то же изобретение не допускается.
Процедура выдачи патента, действующего на территории стран-
участниц Конвенции о выдаче европейского патента:
 Заявитель оформляет заявку на английском, немецком или
французском языке и направляет ее в Европейское патентное ведомство
(г. Мюнхен) или его филиал (г. Гаага). За подачу заявки и поиск на
новизну необходимо уплатить пошлину и уведомить патентное
ведомство о произведенной оплате. Уже в момент подачи комплекта
документов, можно обратиться с ходатайством о проведении экспертизы
по существу, приложив подтверждение оплаты пошлины. Однако,
ходатайствовать о проведении экспертизы по существу можно и после
получения результатов поиска на новизну: в этом случае у Заявителя уже
будет уверенность в соответствии изобретения критерию «новизна».
 По заявке проводится формальная экспертиза для проверки
правильности ее составления, а затем публикация заявки.
 По заявке проводится европейский патентный поиск на
соответствие конкретного изобретения принципам новизны и
технического уровня. Отчет о поиске пересылается заявителю вместе с
копиями всех цитируемых документов.
 Публикация сведений о заявке (через 18 месяцев с даты подачи,
при этом, есть возможность ходатайствовать о более ранней публикации)
основывается на отчёте о результатах поиска. Факт публикации
порождает временную правовую охрану изобретения во всех странах,
подчиняющихся правилам ЕПК (охрана до момента выдачи патента).

112
 По ходатайству заявителя проводится экспертиза его заявки
по существу и принимается решение о выдаче патента или об отказе.
 Выдача охранного документа и публикация.
 Валидация. Данное понятие заключается в национальной
адаптации патента, переводе заявки на язык государства, где намечается
применение данного изобретения. Также придётся уплатить пошлину за
услуги валидации. При этом некоторые страны, входящие в Лондонское
соглашение (Швейцария, Германия, Великобритания, Франция,
Лихтенштейн, Ирландия, Люксембург, Монако, Мальта) не требуют
обязательной валидации – патент на их территории будет действовать
без проведения данной процедуры, необходимо только уплатить
пошлину за его действие.
Европейский патент, выданный после проведения экспертизы по
существу, предоставляет его обладателю в каждом государстве-
участнике Конвенции (более 25 стран) те же права, которые ему
предоставлял бы выданный в этом государстве национальный патент.
Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения
охраны в странах, указанных в заявке на европейский патент в связи с
публикацией заявки.
В среднем, процедура получения европейского патента занимает не
менее 3 лет. Однако, несмотря на длительные сроки, процедура
пользуется большой популярностью как у заявителей из Европы, так и у
заявителей из других стран. Этому способствует предоставление
временной правовой охраны с момента публикации, в также надежность
и высокий престиж европейского патента как такового. Действие самого
патента ограничено 20 годами.
Европейский патент может быть получен также по процедуре РСТ.
Для этого при подаче международной заявки по процедуре РСТ наряду
со странами-участницами РСТ указывается: «европейский патент». При
переводе международной заявки на национальную стадию заявка должна
быть переведена на один из официальных языков Европейского
патентного ведомства и направлена в Мюнхен (Гаагу) с перечислением
стран-участниц европейской патентной конвенции, в которых заявитель
хочет получить охрану изобретения на основе европейского патента.
Подача заявки на европейский патент сопровождается уплатой
заявочной пошлины, пошлины за поиск, пошлины за указание
государств, в которых должна быть обеспечена патентная охрана,
пошлина за проведение экспертизы.
5) Евразийская патентная конвенция (1994 г., Москва).
Участниками данной конвенции являются бывшие республики
Советского Союза, территории которых ранее, до распада Союза,
представляли единое патентное пространство, где действовало общее
законодательство об охране изобретений. Конвенция относится

113
только к изобретениям и учреждает «Евразийскую патентную систему»,
целью которой является выдача единого патента, действующего на
территории всех стран-участниц Конвенции.
Для выполнения административных задач, связанных с
функционированием Евразийской патентной системы, и выдачи патентов
создана Евразийская патентная организация, находящаяся в г. Москве.
Официальным языком организации признан русский.
Евразийская патентная система не затрагивает национальные систе-
мы. Выбор патента (евразийского или только национального) предос-
тавляется заявителю. Кроме того, имеются прямые отсылки к нацио-
нальному законодательству, в частности гражданско-правовая и иная
ответственность за нарушение евразийского патента в каждом Догова-
ривающемся государстве определяется его национальным законода-
тельством. Разрешение споров о нарушении патента, о действительности
патента и об осуществлении патентных прав отнесено к компетенции
национальных судов (или других компетентных органов в данной
стране). Решение, вынесенное национальным органом государства, имеет
силу только на его территории.
Заявка на евразийский патент подается заявителями из стран-
участниц через своё национальное патентное ведомство, если это преду-
смотрено законодательством этой страны. Заявка может быть также
подана непосредственно в Евразийское ведомство. Если заявитель не
имеет постоянного места жительства или постоянного места нахождения
на территории какого-либо Договаривающегося государства, он должен
быть представлен патентным поверенным, зарегистрированным в
Евразийском ведомстве.
Процедура испрашивания евразийского патента на изобретение в
соответствии с требованиями Евразийской патентной кооперации:
 Заявка подается в Евразийское патентное ведомство в г. Москва
через национальное патентное ведомство заявителя.
 Евразийское патентное ведомство проверяет соответствие заявки
формальным требованиям Конвенции, проводит по ней патентный поиск
и составляет отчет о поиске. Отчет высылается заявителю.
 По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки или, если
испрошен приоритет, с даты приоритета, Евразийское патентное
ведомство публикует заявку вместе с отчетом о поиске. Таким образом,
рассмотрение заявки и выдача патента осуществляются по системе
отсроченной экспертизы.
 Если в течение 6 месяцев с даты публикации, от заявителя
поступит ходатайство об экспертизе по существу, Евразийское
патентное ведомство проводит экспертизу заявки по существу.
 Коллегией Евразийского патентного ведомства, состоящей из
трех экспертов, принимается решение о выдаче или отказе в выдаче

114
евразийского патента. Отказ в выдаче евразийского патента не лишает
заявителя возможности получить национальный патент в любом из
государств, участвующих в Конвенции.
Патент выдается на основании положительного решения
экспертизы, проведенной по существу заявленного изобретения, при
условии уплаты пошлины за выдачу патента и его публикацию.
Ведомство ведет Реестр евразийских патентов, в частности в него
вносятся сведения о выданных патентах, о внесенных в них изменениях,
а также о выданных лицензиях.
Пошлины за поддержание патента в силе после его выдачи уплачи-
ваются ежегодно. Срок оплаты исчисляется в каждом году на дату, со-
ответствующую дню подачи заявки. Для продолжения действия патента
патентовладелец должен указать государства, в которых он намерен
поддерживать действие патента, о чем следует уведомить Евразийское
ведомство одновременно с уплатой пошлины. Пошлина уплачивается
непосредственно Евразийскому ведомству за поддержание патента в
силе в каждом указанном государстве.
Максимальный срок действия евразийского патента – 20 лет.
Российское патентное ведомство в рамках Евразийской патентной
конвенции выполняет функции, связанные с получением, проверкой и
пересылкой евразийской заявки в Евразийское патентное ведомство.
Россия заключила двусторонние соглашения с отдельными стра-
нами СНГ, в частности межправительственные соглашения с Арменией и
с Украиной о сотрудничестве в области охраны промышленной
собственности, в которых предусматривается как упрощение самой
процедуры взаимного патентования, так и ряд дополнительных льгот, а
также содействие в становлении национальных патентных систем.

III. Договоры, учреждающие международные классификационные


национальные системы
1) Страсбургское соглашение о международной патентой
классификации.
2) Ниццкое соглашение о международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков.
3) Венское соглашение об учреждении международной
классификации изобразительных элементов знаков
4) Локарнское соглашение об учреждении международной
классификации промышленных образцов.
Данные договоры призваны классифицировать объекты ИС для
облегчения процесса их правовой охраны.

Вопросы для самопроверки


1. Состав договоров, устанавливающих международную систему

115
охраны.
2. Договоры, облегчающие получение охраны за рубежом и их
использование.

ГЛАВА 8. КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ПРЕДПРИЯТИЯ

Главное потребительское качество интеллектуальной собственности


– это способность приносить дополнительную прибыль благодаря
новым знаниям о том, как более эффективно удовлетворить запросы
потребителя. Реализация потребительских качеств ИС осуществляется в
процессе ее коммерческого использования (коммерциализации) в
хозяйственной деятельности предприятия.
Коммерциализация – это процесс превращения идеи, результатов
НИОКР, объекта интеллектуальной собственности в коммерчески
значимый продукт/услугу, обеспечивающий получение прибыли.
Управление интеллектуальной собственностью и направлено на
получение максимальной прибыли от использования, продажи, полной
или частичной передачи прав и др. на интеллектуальную собственность.
Управление интеллектуальной собственностью включает в себя защиту
прав (регистрацию, патентование) на ОИС и эффективное использование
нематериальных активов предприятия в рамках коммерциализации.
Существуют две стратегии коммерциализации: продажа
интеллектуальной собственности, т.е. предоставление кому-то права на
производство и продажу конкретного товара (продукции/услуг),
произведенного с использованием ОИС, либо самостоятельное
производство и продажа такой продукции/услуг без передачи прав на
ИС.
Соответственно два направления использования ИС:
 без передачи прав на ИС – в собственной деятельности предприятия,
 с передачей (продажей) прав на ИС.
Использование ИС без передачи прав включает:
1. Внесение ОИС в уставный капитал, в состав нематериальных активов своей
фирмы.
2. Производство товаров (услуг) с использованием ОИС, приносящее
экономические выгоды предприятию.
3. Использование особенностей учета и налогообложения ИС в финансовой
деятельности предприятия.
4. Защита своего рынка – наказание нарушителей монопольных прав владельца
ИС.

116
Использование ИС с передачей (продажей) прав на ОИС включает:
1. Уступка (отчуждение) прав на ИС – полная передача (продажа)
исключительных прав на ОИС.
2. Передача (продажа) части исключительных прав (лицензионная деятельность,
франшизинг ).
3. Привлечение инвестиций в инновационное предприятие путем включения
инвестора в состав правообладателей ОИС.
4. Создание совместного предприятия и использование ИС в его деятельности:
 Внесение ОИС в уставный капитал совместного предприятия .
 Производство товаров (услуг) на совместном предприятии с
использованием ОИС, приносящее экономические выгоды совместному
предприятию (передача технологий в рамках совместных предприятий).
 Использование особенностей учета и налогообложения ИС в
финансовой деятельности совместного предприятия.
 Защита рынка совместного предприятия – наказание нарушителей
монопольных прав владельца ИС.

8.1. Внесение ОИС в уставный капитал и в состав


нематериальных активов предприятия
В соответствии с ГК РФ «вкладом в имущество хозяйственного
товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи
или имущественные права, имеющие денежную оценку.
Цель внесения ОИС в уставный капитал предприятия – создание
предприятия, увеличение собственного капитала предприятия, использование
ИС в хозяйственной деятельности предприятия и увеличение стоимости
фирмы. Особенно актуальна возможность формирования уставного капитала
путем внесения ИС для начинающего предпринимателя при создании нового
инновационного предприятия и при вкладе в совместную деятельность без
отвлечения денежных средств. Владельцы интеллектуальной собственности
могут быть учредителями фирм без отвлечения реальных денежных
средств путем внесения объектов интеллектуальной собственности в
уставный капитал предприятия.

При вложении ИС в уставный капитал (УК) предприятия


исключительные права собственности и права на использование ОИС
переходят к предприятию. При этом право на использование ОИС оценивается
в денежном выражении и учитывается на балансе предприятия в качестве
нематериальных активов (НА).

Алгоритм внесения ИС в УК:


1. Оформление ОИС (получение охранных документов)
2. Подготовка Устава и учредительных документов к внесению ИС в УК.

117
3. Оформление документов на передачу и принятие ИС в УК.
4. Оценка стоимости ИС и оформление стоимостных документов.
5. Оформление бухгалтерских документов и учет ИС в нематериальных
активах предприятия.
УК формируется в тех размерах, в той форме и в том порядке, в которых
они определены в учредительных документах. Поэтому перед внесением ИС в
УК в учредительных документах должна быть предусмотрена возможность
внесения ИС в УК и определен механизм внесения ИС.
ИС может поступать в УК и в состав НА четырьмя способами:
1. поступать от учредителей в счет вклада в уставный капитал;
2. приобретаться за плату;
3. создаваться на предприятии;
4. поступать безвозмездно от юридических и физических лиц.
Официальная передача собственности (имущественных прав на ОИС) в
УК при каждом способе передачи осуществляется на основании следующих
документов.
При внесении ОИС учредителями в качестве вклада в уставный
капитал:
 учредительный документ;
 договор на передачу (договор отчуждения) исключительных прав и
регистрация его в Роспатенте;
 охранный документ (для объектов патентного права);
 акт оценки ИС;
 акт приемки.
При приобретении ИС за плату:
 договор на передачу (договор отчуждения) исключительных прав
и регистрация его в Роспатенте;
 охранный документ (для объектов патентного права);
 акт оценки ИС (по цене приобретения);
 документы, подтверждающие проведенные платежи;
 акт приемки.
При создании интеллектуальной собственности на предприятии:
 документ о создании ОИС (приказ руководителя предприятия о
проведении НИОКР, служебное задание работникам предприятия и т.п.);
 охранный документ (или приказ руководителя предприятия о
сохранении объекта в тайне в качестве ноу-хау);
 документы, подтверждающие расходы на создание ОИС;
 акт оценки ИС (затратный метод);
 акт приемки.
При создании интеллектуальной собственности по заказу предприятия
(договору авторского заказа, договору подряда, договору на выполнение
НИОКР):

118
 договор;
 охранный документ (или приказ руководителя предприятия о
сохранении объекта в тайне в качестве ноу-хау);
 документы, подтверждающие расходы по договору на создание
ОИС;
 акт оценки ИС;
 акт приемки.
При поступлении интеллектуальной собственности от других
юридических и физических лиц безвозмездно:
 договор на передачу (договор отчуждения) исключительных прав;
 акт оценки;
 акт приемки.
Учет нематериальных активов
В соответствии с положением по бухгалтерскому учету 14/2007
«Учет нематериальных активов», в нематериальными активами (НА)
признаются объекты, для которых единовременно выполняются
следующие условия:
 объект способен приносить организации экономические выгоды в
будущем, в частности, объект предназначен для использования в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации либо для использования в
деятельности, направленной на достижение целей создания
некоммерческой организации;
 организация имеет право на получение экономических выгод,
которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе
организация имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и права данной
организации на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации – патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
документы, подтверждающие переход исключительного права без
договора и т.п.), а также наличие ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее – контроль над объектом);
 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта
от других активов;
 объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;

119
 организацией не предполагается продажа объекта в течение 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть
достоверно определена;
 отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Не относятся к НМА:
1. технические новшества, записанные в отчетах по НИР и ОКР и не
оформленные как патент или ноу-хау или объект авторского права;
2. расходы, связанные с образованием юридического лица
(организационные расходы;
3. не давшие положительного результата, а также не законченные и
не оформленные в установленном законодательством порядке научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
(НИОКР);
4. материальные объекты (материальные носители), в которых
выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для
ЭВМ и базы данных. Данная норма означает, что, например, программа,
записанная на дискете или CD, не является нематериальным активом и
должна учитываться в составе материалов. Но программное обеспечение,
разработанное специально для данной организации и не являющееся
объектом тиражирования и свободной продажи, должно быть включено в
состав объектов нематериальных активов по фактической стоимости
создания;
5. финансовые вложения;
6. интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду;
7. права на пользование объектами ИС, полученные по
лицензионному договору, которые учитываются на забаллансовых
счетах.
При выполнении этих условий к нематериальным активам
относятся, например, произведения науки, литературы и искусства;
программы для электронных вычислительных машин; изобретения;
полезные модели; селекционные достижения; секреты производства
(ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая
репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как
имущественного комплекса (в целом или его части).
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является
инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства,
договора об отчуждении исключительного права на результат

120
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо
в ином установленном законом порядке, предназначенных для
выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве
инвентарного объекта нематериальных активов также может
признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление,
мультимедийный продукт, единая технология).

Синтетический учет нематериальных активов осуществляют на


счетах 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных
активов», 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям», субсчет 2 «НДС по приобретенным нематериальным
активам», и счете 91 «Прочие доходы и расходы»
Счет 04 активный, предназначен для получения информации о
наличии и движении нематериальных активов, принадлежащих
организации на правах собственности. Учет нематериальных активов на
счете 04 осуществляют в первоначальной оценке. По некоторым видам
нематериальных активов со счета 04 списывают на счета затрат
начисленную амортизацию по этим активам.
На счете 05 «Амортизация нематериальных активов» начисляют
начисление и списание (при выбытии) амортизации по тем видам
нематериальных активов, по которым погашение их стоимости
производится с использованием счета 05.

Оценка (определение стоимости) нематериальных активов при


постановке на учет
Стоимость объектов интеллектуальной собственности
отражается в учете и отчетности в составе нематериальных активов
- по рыночной стоимости в случае их приобретения или
- как сумма затрат при их создании собственными силами или при
создании ИС по заказу предприятия
с учетом расходов на доведение до состояния, в котором они пригодны к
использованию в запланированных целях.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по
фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию
на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива
признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине
оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности, уплаченная или начисленная организацией при
приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования
актива в запланированных целях.

121
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
 таможенные пошлины и таможенные сборы;
 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и
иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального
актива;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и
иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением
нематериального актива и обеспечением условий для использования
актива в запланированных целях.

При создании нематериального актива к расходам относятся:


 суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг
сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам
авторского заказа либо договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ;
 расходы на оплату труда работников предприятия,
непосредственно занятых при создании нематериального актива или при
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ по трудовому договору;
 отчисления на социальные нужды этих работников;
 расходы на содержание и эксплуатацию научно-
исследовательского оборудования, установок и сооружений, других
основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и
нематериальных активов, использованных непосредственно при
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная)
стоимость которого формируется;
 иные расходы, непосредственно связанные с созданием
нематериального актива и обеспечением условий для использования
актива в запланированных целях.

Не включаются в расходы на приобретение, создание


нематериального актива:
 возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

122
 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев,
когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием
активов;
 расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах,
которые были признаны прочими доходами и расходами.
 расходы по полученным займам и кредитам не являются
расходами на приобретение, создание нематериальных активов, за
исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная)
стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального


актива, внесенного в счет вклада в уставный (складочный) капитал (в
том числе в случае внесения государственного или муниципального
имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых
акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации,
признается его денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,


полученного организацией по договору дарения, определяется исходя из
его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету в качестве вложений во внеоборотные активы. Под текущей
рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма
денежных средств, которая могла бы быть получена в результате
продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости.
Текущая рыночная стоимость нематериального актива может быть
определена на основе экспертной оценки.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,


приобретенного по договору, предусматривающему исполнение
обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя
из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче
организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных активов. При невозможности установить стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким
договорам, стоимость нематериального актива, полученного
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

123
Последующая оценка нематериальных активов
Изменение фактической (первоначальной) стоимости
нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету,
допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных
активов.
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком
полезного использования погашается посредством начисления
амортизации в течение срока их полезного использования. Так
формируется остаточная стоимость активов.
Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на
начало отчетного года) переоценивать группы однородных
нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой
исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных
активов. Переоценка нематериальных активов производится путем
пересчета их остаточной стоимости. Сумма дооценки нематериальных
активов в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал
организации.

Учет расходов по приобретению и созданию нематериальных


активов
Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов
относятся к долгосрочным инвестициям и отражаются по дебету счета 08
«Вложения во внеоборотные активы» с кредита расчетных,
материальных и других счетов. После принятия на учет приобретенных
или созданных нематериальных активов они отражаются по дебету счета
04 «Нематериальные активы» с кредита счета 08.

В учете приобретение нематериальных активов за плату


отражается следующим образом:

№ Содержание операции Дебет Кредит


1 Стоимость приобретенных нематериальных активов 08-5 76/60
2 НДС по приобретенным нематериальным активам 19-2 76/60
3 Оплачены полученные нематериальные активы 76/60 51
4 Оприходованы объекты нематериальных активов 04 08-5
5 Зачет суммы НДС 68 19-2

В учете создание нематериальных активов собственными силами


или с привлечением сторонних исполнителей отражается следующим
образом:

№ Содержание операции Дебет Кредит


1 Стоимость потребленных материалов 08-5 10
2 Заработная плата 08-5 70

124
3 Отчисления на социальные нужды 08-5 69
4 Оплата подрядчикам за выполненные работы, услуги 08-5 60
по созданию нематериальных активов
5 Оплата сторонним организациям за выполненные 08-5 76
работы, услуги по созданию нематериальных активов
6 Расходы вспомогательных производств по созданию 08-5 23
нематериальных активов
7 Начисление НДС по суммам фактических затрат, 08-5 68
связанных с созданием нематериальных активов

Нематериальные активы, внесенные учредителями или участниками


в счет вкладов в установленный капитал, целесообразно отражать на
счете 08 (по аналогии с основными средствами).
При этом задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал
отражают по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета
80 «Уставный капитал». На стоимость поступивших в счет вклада в
уставный капитал нематериальных активов составляют бухгалтерские
записи:
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»
Дебет счета 04 «Нематериальные активы»
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»
В учете внесение нематериальных активов в счет вклада в
уставный капитал отражается следующим образом:

№ Содержание операции Дебет Кредит


1 Отражена задолженность учредителей по вкладам в 75-1 80
уставный капитал
2 Внесены нематериальные активы в счет вклада в 08-5 75-1
уставный капитал
3 Приняты к учету нематериальные активы 04 08-5

Безвозмездно полученные нематериальные активы приходуются по


дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счета 98
«Доходы будущих периодов», субсчет 98-2 «Безвозмездные
поступления». Со счета 08 первоначальная стоимость нематериальных
активов списывается на счет 04 «Нематериальные активы».
Стоимость безвозмездно полученных нематериальных активов,
учтенная на субсчете 98-2 «Безвозмездные получения», в дальнейшем
списывается ежемесячно в размере начисленных сумм амортизационных
отчислений по объекту в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В учете Получение нематериальных активов на безвозмездной
основе отражается следующим образом:

№ Содержание операции Дебет Кредит

125
1 Безвозмездное поступление нематериальных
активов
1.1 без использования счета 98 "Доходы будущих 08-5 91-1
периодов"
1.2 с использованием счета 98 "Доходы будущих 08-5 98-2
периодов"
1.2 признание внереализационных доходов 98-2 91-1

8.2. Использование нематериальных активов

Производство товаров (услуг) с использованием ОИС. Защита от


конкурентов
Производство товаров (услуг) с использованием ОИС, приносит
предприятию экономические выгоды, превышающие среднеотраслевые, то
есть, является источником интеллектуальной ренты. Интеллектуальная
рента - это доход, получаемый владельцем и распорядителем ИС,
реализуемой в продукте/услуге, на рынке как избыток над средней
прибылью (сверхприбыль) инновационной фирмы.
Таким образом, ИС, являясь источником интеллектуальной
ренты, обеспечивает конкурентоспособность и развитие для
предприятия, поскольку улучшает качество продуктов и технологий
производства, уменьшает издержки. Поэтому товары, произведенные на
основе интеллектуальной собственности, будут стоить дороже, чем
обычный массовый продукт, принося дополнительный доход.
Интеллектуальная рента образуется за счет надбавки к средней
цене реализации продукции с использованием интеллектуальной
собственности.
Уникальность объектов ИС дает преимущества предприятиям,
владеющим исключительными правами, перед конкурентами, а
обладание правами на ОИС позволяют получить монопольные права ни
производство товаров и услуг.
Владение исключительными правами позволяет предприятию
обеспечить защиту своего рынка от недобросовестной конкуренции путем
наказания нарушителей монопольных прав владельца ИС в соответствии с
гражданским, административным и уголовным законодательством и вернуть
нанесенный прямой ущерб и упущенную выгоду. Это понуждает
потенциального нарушителя к покупке лицензии.

Получение дополнительных доходов за передачу права пользования


интеллектуальной собственностью
Передача (продажа) части исключительных прав осуществляется в виде
лицензионной деятельности, в том числе в рамках коммерческих форм
деятельности предприятия в виде

126
 совместной предпринимательской деятельности,
 кооперации,
 поставок комплектного оборудования,
 осуществления коммерческой концессии (франчайзинг, франшизинг).
Франшизинг (франчайзинг) – это мобильная и гибкая форма
передачи технологий. Преимущества франшизинга для разных
участников процесса состоят в следующем:
 для франшизера (предоставляющего франшизу): быстрое
внедрение ОИС на новом рынке без значительных инвестиций и
получение дополнительных доходов;
 для франшизата (получателя франшизы): начало нового вида
деловой активности с меньшей опасностью неудачи и провала, благодаря
поддержке со стороны франшизера, включающей передачу
определенных навыков, приемов и услуг, а также оказание помощи и
обучение персонала;
 для потребителя: расширение выбора товаров и услуг на местном
рынке, соответствующее (часто гарантированное) фирменное качество,
конкурентные цены.

В деятельности по приобретению-передаче прав на созданный ОИС


используются авторский договор на использование произведения,
договор купли-продажи экземпляра произведения, договор аренды
экземпляра произведения, лицензионный договор (при предоставлении
прав пользования), договор об отчуждении исключительного права (при
полной передаче исключительных прав).

Купля-продажа прав на производство и сбыт товара (услуги) с


использованием ОИС (объектов патентного права), на использование
средств индивидуализации, на объекты авторского права позволяет
покупателю получить законное право на коммерческое использование
ОИС и получение дополнительных прибылей. Продавец прав получает
доходы от продажи лицензии.

Использование особенностей учета и налогообложения ИС в


финансовой деятельности предприятия

Налоговый кодекс (НК) предусматривает ряд льгот по НДС при


операциях с ОИС. Согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, не
подлежит налогообложению реализация (а также передача, выполнение,
оказание для собственных нужд) на территории России исключительных
прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для электронных вычислительных машин, базы данных,
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а

127
также прав на использование указанных результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора.
Что касается экспортируемых (импортируемых) услуг в области
патентно-лицензионной работы, то в соответствии с НК если местом
реализации работ (услуг) признается иностранное государство, то эти
работы (услуги) не облагаются НДС. Местом же реализации признается
место экономической деятельности покупателя. Документами,
подтверждающим место выполнения работ (услуг), являются контракт с
иностранным (российским) лицом, платежные документы,
подтверждающие оплату выполненных работ и услуг, акты и справки.
То есть, если местом реализации работ (услуг) является иностранное
государство (экспорт ИС), то эти работы (услуги) НДС не облагаются.
Операции же с ОИС на территории РФ (в том числе и импортные),
как указано выше, не подлежат обложению НДС.
Эта льгота по НДС позволяет передавать научно-техническую и
коммерческую информацию, полученную предприятием в результате
выполнения НИОКР или других проектов, не по договору купли-
продажи (облагаемому НДС), а по лицензионному договору, как
передачу прав на секреты производства и их использование,
освобождаемому от обложения НДС.

При налогообложении налогом на доходы физических лиц,


выполняющих работы (оказывающих услуги) по гражданско-правовым
договорам (договор подряда, и т.д.),
а также получающих авторское вознаграждение или вознаграждение
за создание, исполнение или иное использование произведений науки,
литературы и искусства;
вознаграждение авторам открытий, изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей (по договорам авторского заказа, договорам
на создание ОИС, договорам на передачу, лицензионным договорам и
т.д.) при определении налоговой базы из доходов (вознаграждения)
разрешено проводить профессиональные налоговые вычеты в сумме
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов,
что уменьшает налоговую базу по налогу на физических лиц.
Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, то
они принимаются к вычету в следующих размерах:
 создание научных трудов и разработок – 20% от суммы дохода
(вознаграждения);
 открытия, изобретения и создание промышленных образцов – 30% от
суммы дохода, полученного за первые два года использования).

На выплаты по гражданско-правовым договорам, в том числе


авторским, отсутствуют начисления на заработную плату.

128
Выплаты физическим лицам по патентно-лицензионным договорам
не являются объектом начислений на заработную плату.
Причем выплаты по этим договорам включаются в издержки и не
входят в состав фонда оплаты труда.

Таким образом, оплата передачи фирме от физического лица по


договору отчуждения, по лицензионному, авторскому договору прав на
ОИС, который сделан не по служебному заданию, происходит в виде
паушального платежа и/или роялти не из фонда заработной платы, а из
издержек и без начислений на заработную плату, и без начисления НДС.
Кроме того, сумма выплаты физическому лицу уменьшается на
профессиональные вычеты при определении налоговой базы по налогу
на доходы физических лиц.
Эти льготы позволяют управлять налогом на прибыль
инновационного предприятия, организованного для производства и
сбыта продукции на основе ОИС, созданного физическим лицом
(например, директором созданного предприятия) и переданного
предприятию на основе лицензионного договора. В лицензионном
договоре лицензионные платежи определяются в виде «…роялти, в % от
выручки. Размер процентов уточняется в конце каждого квартала в
зависимости от объема сбыта». В конце квартала устанавливается такой
размер отчислений по роялти, который обеспечивает нулевой размер
налогооблагаемой прибыли предприятия. Эти выплаты в виде роялти
идут на личный счет лицензиара. При этом оплата производится не из
фонда заработной платы предприятия, не облагаются начислениями на
заработную плату, а налоговая база налога на доходы физического лица-
лицензиара уменьшается на профессиональные вычеты.
Использование ОИС позволяет снизить налог на прибыль
предприятия за счет уменьшения налогооблагаемой базы на величину
амортизации нематериальных активов и величину затрат на создание
объектов интеллектуальной собственности.

Капитализация ИС путем амортизации нематериальных активов


предприятия

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком


полезного использования погашается посредством начисления
амортизации в течение срока их полезного использования.
При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету
организация определяет срок его полезного использования. Сроком
полезного использования является выраженный в месяцах период, в
течение которого организация предполагает использовать
нематериальный актив с целью получения экономической выгоды. Для

129
отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования
может определяться исходя из количества продукции или иного
натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в
результате использования активов этого вида.
Определение срока полезного использования нематериального
актива производится исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над
активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого
организация предполагает получать экономические выгоды (или
использовать в деятельности, направленной на достижение целей
создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива не может
превышать срок деятельности организации

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по


НА производится одним из следующих способов:
- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ).

Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой


репутации определяется расчетным путем как разница между покупной
ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как
имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех
активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки
(приобретения). Приобретенная деловая репутация амортизируется в
течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации).
Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации
определяются линейным способом.
Способ определения амортизации нематериального актива
выбирается организацией. В том случае, когда расчет ожидаемого
поступления будущих экономических выгод от использования
нематериального актива не является надежным, размер
амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным
способом.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается:
а) при линейном способе - исходя из фактической (первоначальной)
стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки)
нематериального актива равномерно в течение срока полезного
использования этого актива;

130
б) при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной
стоимости (фактической (первоначальной) стоимости или текущей
рыночной стоимости (в случае переоценки) за минусом начисленной
амортизации) нематериального актива на начало месяца, умноженной на
дробь, в числителе которой - установленный организацией коэффициент
(не выше 3), а в знаменателе - оставшийся срок полезного использования
в месяцах;
в) при способе списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ) исходя из натурального показателя объема продукции
(работ) за месяц и соотношения фактической (первоначальной)
стоимости нематериального актива и предполагаемого объема
продукции (работ) за весь срок полезного использования
нематериального актива.
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно
проверяется организацией на необходимость его уточнения. Если расчет
размера ожидаемого поступления будущих экономических выгод от
использования нематериального актива существенно изменился, способ
определения амортизации такого актива должен быть изменен
соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного
года как изменения в оценочных значениях.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам
начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия
этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного
погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского
учета. Амортизационные отчисления по нематериальным активам
прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного
погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.
Нематериальные активы, предоставленные правообладателем в
пользование, не списываются через АО у пользователя и подлежат
обособленному отражению в бухгалтерском учете. Начисление
амортизации по нематериальным активам, предоставленным в
пользование, производится правообладателем. Нематериальные активы,
полученные в пользование, учитываются пользователем на забалансовом
счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения,
установленного в договоре.
Привлечение инвестора
Инвестор готов вкладывать деньги в рисковый инновационный
проект, в создание и использование конкретного нового продукта,
технологии и т.п. в том случае, если он получит определенные гарантии
возврата инвестиций, уменьшающие его риски. Такой гарантией может
быть получение инвестором исключительных имущественных прав на
ОИС. Для включения инвестора в состав правообладателей

131
(патентовладельцев) используется механизм отсроченной экспертизы
при получении охранного документа в РФ и механизм конвенционного
приоритета парижской конвенции при получении охранного документа
в других странах (см. разделы 3, 8 данной работы).

Вопросы для самопроверки


1. Какие формы коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности используются на предприятии.
2. Разработка плана коммерциализации.
3. Использование процедур лицензирования.
4. Использование собственного производства как формы
коммерциализации интеллектуальной собственности.

Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ с изменениями и дополнениями.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов», (ПБУ 14/2007), Министерство финансов РФ, приказ
от 27 декабря 2007 г. № 153н, в редакции Приказа Минфина РФ
от 25.10.2010 № 132н.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31
июля 1988 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ с изменениями и дополнениями.
4. Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004
N 98-ФЗ
5. Ягудин С.Ю. Управление объектами интеллектуальной
собственности, учебно-методическое пособие, - М:
Издательство – Евразийский открытый институт, 2011. -327 с.,
ISBN: 978-5-374-00242-3. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/book/118995

132
Учебное издание

Табачный Евгений Макарович


Абрамова Елена Юрьевна
Рукина Екатерина Игоревна

Правовая охрана и управление интеллектуальной собственностью


предприятия

учебное пособие
по курсу
«Защита интеллектуальной собственности»
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»,
«Теплоэнергетика и теплотехника».

Редактор издательства М.П. Малахов


Компьютерная верстка М.К. Петушкеевой

Темплан издания МЭИ 2017 Подписано в печать


Печать офсетная Формат 60х84/16 Физ. печ.л. 14 Тираж 100
Изд.№ 16-045 Заказ ___

Оригинал-макет подготовлен в РИО НИУ «МЭИ».


111250, Москва, Красноказарменная ул., д.14.
Отпечатано в типографии НИУ «МЭИ».
111250, Москва, Красноказарменная ул., д.13.

133

Вам также может понравиться