Вы находитесь на странице: 1из 43

1.

Общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права


Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие
имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения,
которые основаны на независимости имущественной самостоятельности и юридическом
равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения
частных потребностей, а также норм развития экономических отношений.
К общественным отношениям, регулируемым гражданским правом, относятся, прежде всего,
товарно-денежные (купля-продажа, поставка, перевозка, аренда и пр.) и иные имущественные
отношения в связи с переходом прав на имущество (дарение, безвозмездное пользование и пр.),
отношения в области интеллектуальной собственности, личные неимущественные отношения
(например, отношения, возникающие по поводу таких нематериальных благ как имя, честь,
достоинство, деловая репутация).
Действие гражданского права распространяется и на такие общественные отношения, в
которых граждане вообще не принимают участия. Так, нормами гражданского права регулируются
отношения между организациями (юридическими лицами), возникающие в процессе реализации
произведенной продукции, перевозки её на железнодорожном, морском, речном или воздушном
транспорте, страхования этого груза, осуществления расчётов за поставленную продукцию и так
далее. Гражданским правом регулируются отношения с участием Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, например, в случае завещания
гражданином своего имущества государству.
Не регулируются гражданским правом иные неимущественные отношения (например,
регулируемые семейным и трудовым правом), а также отношения, основанные на властном
подчинении одной стороны другой (регулируются административным, уголовным и финансовым, в
том числе налоговым и бюджетным, правом и др.).

2 Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений

1. Отечественная юридическая наука исходит из того, что каждая отрасль права имеет свой
специфический способ воздействия на общественные отношения, т.е. свой метод регулирования,
который всецело зависит от характера и содержания регулируемых отношений. Каков предмет
отрасли права, таков и ее метод.
Право есть не что иное, как регулятор общественных отношений. Если это так, то способ
воздействия на отношения выражает сущность самой отрасли права. Метод отрасли права
выявляет ее юридическое содержание. Метод представляет собой концентрированное
выражение юридического содержания норм данной отрасли права.
Существует общеправовой способ воздействия на общественные отношения,
выражающийся в том, что любая отрасль права доводит до участников отношений определенные
правила, правовые предписания, которые в процессе реализации права трансформируются в
права и обязанности участников общественных отношений. Гражданское право в этом смысле
действует так же, как административное, уголовное право и другие отрасли, т.е. содержит
определенные правила, предписания, на основе которых конструируются правоотношения,
определяются права и обязанности их участников.
Главное, что отличает отрасли права одну от другой, - это характер содержащихся
предписаний и различное соотношение в каждой из отраслей права разного вида предписаний.
Право использует три вида предписаний: запрет, обязывание, дозволение. В зависимости от
наличия и сочетания этих трех видов предписаний одни отрасли права являются отраслями
преимущественно с запретительным регулированием (уголовное право), другие -
преимущественно с обязывающим регулированием (административное, налоговое право) и
третьи - преимущественно с дозволительным регулированием (гражданское право).
2. Существенными чертами метода гражданского права являются следующие.
1. Правонаделительная направленность и правонаделительное воздействие. Основным
результатом гражданско-правового регулирования выступает правообладание.
Сказанное не означает, что содержание гражданских правоотношений состоит только из
прав. Как известно, права без корреспондирующих с ними обязанностей не существуют.
Содержание гражданского правоотношения также образуется правами одного лица и
корреспондирующими обязанностями другого лица. Однако главным элементом гражданского
правоотношения является именно субъективное право. Обязанность же служит правовым
средством установления и существования права.
Субъективное гражданское право как главная цель и результат действий гражданского права
есть средство удовлетворения потребностей и реализации интересов субъектов гражданского
права. На это прямо указывает п. 2 ст. 1 ГК, в котором записано, что граждане и юридические лица
приобретают и осуществляют свои гражданские права в своем интересе.
Главным и наиболее общим правом, содержащим предпосылки для приобретения
конкретных субъективных прав в гражданском праве, является правоспособность граждан,
юридических лиц и иных субъектов гражданского права. В существовании этого общего права в
наибольшей степени выражается правонаделительная сущность гражданского права. Именно
через правоспособность определяется общее правовое положение субъектов гражданского
права.
Правоспособность представляет собой способность иметь гражданские права, т.е. она
представляет собой юридическую меру социально-экономических возможностей,
признаваемых государством и законом за гражданами, юридическими лицами и иными
субъектами. Для сравнения можно указать на то, что общее правовое положение субъектов
уголовного права определяется через категорию вменяемости, т.е. способности лица нести
ответственность за общественно опасное деяние. Правовое положение участников
административных отношений определяется через компетенцию, т.е. объем властных
полномочий, принадлежащих государственным органам, и через корреспондирующую с этой
компетенцией обязанность других лиц подчиняться властным предписаниям органов,
действующих в рамках своей компетенции.
Что касается конкретных субъективных прав, которыми могут обладать граждане, то они
образуют содержание правоспособности граждан (ст. 18 ГК). К этим правам, которыми вправе
обладать любой гражданин, относятся такие права, как право собственности, право наследовать и
завещать имущество, заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом
деятельностью, создавать юридические лица, совершать любые законные сделки, участвовать в
любых обязательствах, иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства,
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности, иметь иные личные и
имущественные права.
В соответствии со ст. 49 ГК юридическое лицо также может иметь гражданские права,
соответствующие целям его деятельности. Коммерческие организации по общему правилу могут
иметь гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом.
2. Правовая инициатива, заключающаяся в том, что субъекты гражданского права
приобретают и осуществляют свои права своими собственными действиями по своей инициативе
или, как сказано в п. 2 ст. 1 ГК, по своей воле. Поэтому правообладание субъектов гражданского
права выступает как результат не правонаделения сверху по чьей-либо воле, например по воле
государства, а правоприобретения, т.е. собственных действий самих субъектов гражданского
права.
Рассматриваемая черта метода гражданского права свое выражение находит прежде всего в
том, что все субъекты гражданского права наделяются дееспособностью, т.е. способностью
своими собственными действиями приобретать, изменять, прекращать свои права и обязанности,
а также осуществлять их.
Другое выражение этой черты состоит в том, что в основе динамики гражданских
правоотношений лежат собственные волевые действия участников гражданских правоотношений.
Эти действия преимущественно являются правомерными, хотя возникновение гражданских
правоотношений бывает связано и с совершением таких противоправных действий, как
причинение вреда или неосновательное обогащение. Основную массу правомерных действий,
лежащих в основе гражданских прав и обязанностей, составляют юридические акты, т.е. волевые
действия, направленные на достижение определенного правового результата. В силу этого
главным юридическим фактом в гражданском праве выступают сделка и наиболее
распространенный ее вид - договор. Однако гражданские права возникают также и из
юридических поступков, т.е. действий, не имеющих прямой целевой направленности на
установление правового результата. Чаще всего юридические поступки влекут за собой
возникновение гражданских прав в сфере творческой, интеллектуальной деятельности.
3. Правовая диспозитивность, т.е. признаваемая за субъектами гражданского права
способность принимать собственные свободные правовые решения. Правовая диспозитивность
означает наличие правовой свободы, возможность выбора. В общем виде эта черта
сформулирована в п. 2 ст. 1 ГК, которая указывает на то, что гражданские и юридические лица
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых
не противоречащих закону условий договора.
Принадлежащая субъектам гражданского права правовая свобода многоаспектна.
Во-первых, они свободны в приобретении, изменении и прекращении своих прав (на это
указывает ст. 8 ГК).
Во-вторых, они свободны в осуществлении своих прав, поскольку в соответствии со ст. 9 ГК
граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему
усмотрению. Они могут по своему выбору осуществлять или не осуществлять принадлежащие им
права. Они свободны в выборе способа осуществления права. Свобода осуществления права,
естественно, небезгранична, как и само субъективное право. Статья 10 ГК указывает на пределы
осуществления гражданских прав. Эти пределы состоят в том, что не допускается осуществление
права исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В-третьих, правовая диспозитивность выражается в признаваемой за субъектами свободе
распоряжения принадлежащим им правом. По общему правилу субъекты гражданского права
могут распоряжаться своими имущественными правами, в частности путем передачи этих прав
другим лицам.
В-четвертых, правовая свобода выражается в том, что в случае нарушения субъективного
права каждый его обладатель свободен в применении и в выборе средств защиты нарушенного
права. Потерпевший от гражданского правонарушения сам свободен принимать решение о том,
прибегнет ли он к гражданско-правовой защите или нет.
Диспозитивность как правовая свобода проявляется на уровне как объективного, так и
субъективного права. На уровне объективного права диспозитивность как черта гражданско-
правового метода выражается в наличии в гражданском праве диспозитивных норм. В некоторых
основных институтах гражданского права, например в обязательственном праве, диспозитивные
нормы абсолютно преобладают. Это означает, что гражданское право устанавливает для сторон
определенные правила поведения, но в то же время оставляет за ними свободу выбора, будут ли
они этим правилам подчиняться. Стороны своим соглашением могут установить иное правило, и
оно становится для сторон обязательным. Действие же правила, содержащегося в диспозитивной
норме, парализуется. Таким образом, диспозитивные нормы представляют собой
восполнительное регулирование. Они действуют лишь постольку, поскольку стороны не
установили для себя на основе свободного усмотрения иные правила для данного отношения.
Свобода саморегулирования отношений в гражданском праве, конечно, также не является
безграничной. В необходимых случаях она подвергается определенным ограничениям.
Например, свобода распоряжаться своим правом не может простираться до того, чтобы она вела к
уничтожению самого права или тем более возможности его приобретения. Например, в п. 2 ст. 9
ГК содержится правило о том, что отказ граждан и юридических лиц от осуществления
принадлежащих им прав не влечет прекращения самих этих прав, за исключением случаев,
предусмотренных законом. Статья 22 ГК указывает на недопустимость договоров, направленных
на отказ от правоспособности и дееспособности или на их ограничение. Это указывает на то, что в
гражданском праве имеется определенный приоритет ценностей. Свобода выбора правовых
решений важна, но еще ценнее сама способность обладания правом. Поэтому свобода не должна
быть безграничной, в частности, она не должна приводить к уничтожению правоспособности как
способности к правообладанию.
Что касается правовой свободы на уровне субъективного права, то она проявляет себя как в
свободе осуществления правоспособности, так и на уровне осуществления конкретного
субъективного права. Важнейшее практическое значение диспозитивности как правовой свободы
состоит в возможности формирования участниками гражданских правоотношений по своему
усмотрению самих субъективных прав и обязанностей через определение условий договора.
4. Юридическое равенство сторон. Ранее в цивилистической литературе были достаточно
распространенными представления о том, что юридическое равенство сторон в гражданском
правоотношении - это главная и едва ли не единственная черта гражданско-правового метода
регулирования отношений. При этом юридическое равенство понималось как правовая
автономия сторон, т.е. отсутствие между сторонами отношений власти и подчинения.
Юридическое равенство в этом смысле действительно имеет большое практическое значение для
раскрытия особенностей гражданско-правового регулирования и особенно для разграничения
гражданского и административного права и сфер их применения. Если субъекты гражданско-
правового правоотношения друг другу не подчинены и не наделены властью по отношению друг к
другу, то в административном правоотношении все наоборот, ибо суть данного отношения
выражается как раз в том, что одна сторона в административном правоотношении, обладающая
властной компетенцией, издает властные акты по отношению к другому - подчиненному -
субъекту и таким образом управляет волей другого субъекта.
В рамках гражданского правоотношения каждая сторона может воздействовать на
поведение другой стороны только с ее согласия, на основе заключенного между ними договора.
Сообразно этому определяется и сфера применения гражданского и административного права.
Там, где характер отношений, например купли-продажи имущества, исключает по своей сути
начала власти и подчинения, применяются нормы гражданского права. Напротив, там, где само
отношение может возникнуть лишь при подчинении воли одной стороны другой стороне,
например в налоговых отношениях, применение гражданского права невозможно.
Будучи одной из важнейших особенностей гражданско-правового воздействия на
общественные отношения, юридическое равенство, понимаемое как отсутствие власти и
подчинения, не может считаться единственной чертой гражданско-правового способа
воздействия, потому что не раскрывает всей полноты и особенностей ни этого воздействия, ни
самого гражданского права. Юридическое равенство возможно и между лицами, которые
лишены прав. Бесправные тоже могут быть равными по отношению друг к другу, например рабы,
но это не то равенство, которое свойственно положению субъектов гражданского права. Здесь
равенство субъектов имеет два аспекта. Один - негативный, т.е. отсутствие отношений власти -
подчинения, а другой - позитивный, состоящий в том, что обе стороны, все участники гражданско-
правовых отношений обладают на равной основе способностями к правообладанию, правовой
инициативе и диспозитивности. Иначе говоря, это равенство субъектов правообладающих,
наделенных правовой свободой и способностью к самостоятельным действиям, на основе
которых происходит приобретение и осуществление прав и обязанностей. Следовательно,
юридическое равенство проявляет себя еще и как равенство имеющихся у сторон правовых
возможностей. Именно поэтому юридическое равенство, с одной стороны, является правовым
выражением эквивалентности во взаимоотношениях сторон, а с другой стороны - правовым
средством обеспечения возмездности и эквивалентности гражданского оборота.
3. Особенности принуждения в гражданском праве. По сути дела, все названные черты
метода - правообладание, правовая инициатива, правовая диспозитивность и юридическое
равенство - находят свою реализацию и в использовании принуждения в гражданском праве.
Первая особенность принуждения в гражданском праве состоит в назначении используемых
в этой отрасли принудительных мер. Если, например, в уголовном праве принудительные меры
представляют собой меры уголовной ответственности, содержащие в себе в качестве
обязательного элемент кары, наказания, то в гражданском праве меры принуждения почти
исключительно используются и применяются как меры защиты нарушенных субъективных прав. В
таком назначении мер гражданско-правового принуждения находит свое проявление
правонаделение как главная черта гражданско-правового метода.
Меры принуждения в гражданском праве применяются либо для пресечения нарушений
субъективного гражданского права (например, негаторный иск), либо для восстановления
нарушенного гражданского права (например, виндикационный иск), либо для компенсации
потерь, понесенных лицом вследствие нарушения его субъективного права (например,
возмещение убытков или имущественного вреда, взыскание неустойки и др.). Разумеется, в
гражданском праве имеются и меры ответственности, но и они (такие, как возмещение убытков,
взыскание неустойки) выполняют роль средств защиты нарушенных субъективных прав,
поскольку соответствующие суммы взыскиваются в пользу потерпевшего лица, а не в пользу
государства. Имеющаяся в ГК принудительная мера конфискационного характера, когда
имущество взыскивается в пользу государства (ст. 169), представляет собой по существу меру не
гражданско-правовую, а меру публично-правового характера, применяемую за нарушение
общественного порядка.
Использование принудительных мер в качестве средств защиты нарушенных субъективных
прав объясняет наличие в ГК гл. 2, посвященной, в частности, защите гражданских прав. Статья 11
ГК указывает, что защита гражданских прав производится преимущественно в судебном порядке,
хотя в случаях, предусмотренных законом, она может осуществляться также в административном
порядке. Статья 12 ГК закрепляет способы защиты гражданских прав, перечень которых,
содержащийся в этой статье, не является исчерпывающим, поскольку могут применяться и иные
способы, если они предусмотрены законом. Статья 13 ГК содержит правило признания
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления как один
из способов защиты субъективных гражданских прав. Статья 14 допускает самозащиту
гражданских прав без обращения в суд или иные государственные органы способами,
соразмерными нарушению и не выходящими за пределы действий, необходимых для пресечения
правонарушения. Статья 15 ГК посвящена возмещению убытков как важнейшему способу защиты
нарушенного гражданского права. Статья 16 ГК регламентирует порядок возмещения убытков,
причиненных гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий или
бездействия государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных
лиц.
Поскольку принудительные меры в гражданском праве являются мерами защиты
нарушенных прав, то естественно, что их использование происходит по воле лица, потерпевшего
от правонарушения. Таким образом, применение принудительных мер в гражданском праве
основано на правовой инициативе самих участников гражданских правоотношений.
Если уголовно-правовое принуждение носит публично-правовой характер и уголовное
преследование, как правило, возбуждается по факту преступления независимо от воли
потерпевшего, то использование принуждения в гражданском праве, наоборот, всецело зависит
от того, заявлено ли требование о его применении лицом, потерпевшим от гражданского
правонарушения. Для того чтобы состоялась судебная защита нарушенного права, от
потерпевшего требуется обратиться в суд с иском о применении той или иной меры защиты для
восстановления нарушенного права.
Предусмотренные гражданским правом санкции, т.е. неблагоприятные для
правонарушителя последствия, не могут применяться против воли потерпевшего лица. По
общему правилу суд лишен возможности применять гражданско-правовые санкции по своей
инициативе. Статья 166 ГК устанавливает правило о том, что суд может применять последствия
недействительности ничтожной сделки по своей инициативе в случае, если это необходимо для
защиты публичных интересов, и в иных случаях, предусмотренных законом. Эта норма не должна
толковаться и применяться слишком широко. Если последствие недействительности ничтожной
сделки состоит в двусторонней реституции, т.е. в восстановлении имущественного состояния лиц,
участвовавших в недействительной сделке, то очевидно, что такое последствие не может быть
применено против воли участников сделки. Двусторонняя реституция должна производиться по
инициативе сторон сделки. Суд вправе и даже обязан применять последствия недействительности
ничтожной сделки по своей инициативе в тех случаях, когда эти последствия носят публично-
правовой характер, т.е. когда имущество лица, переданное или подлежащее передаче по сделке,
изымается и обращается в доход государства. Следовательно, суд по своей инициативе может
применять последствия недействительности ничтожной сделки по основаниям, закрепленным в
ст. 169 ГК, при совершении сделки с целью, противной основам правопорядка и нравственности.
Система принудительных мер в гражданском праве испытывает на себе влияние и такой
черты гражданско-правового метода, как правовая диспозитивность. В сфере применения
принудительных мер принадлежащая участникам гражданских правоотношений правовая
свобода проявляется, во-первых, в том, что потерпевшее лицо распоряжается самостоятельно
своим правом на защиту нарушенного права, т.е. может реализовать свое право на защиту
нарушенного права, а может и отказаться от применения принудительных мер, поскольку они
представляют собой меры защиты его прав и интересов. Диспозитивность, являющаяся
принципом гражданского и арбитражного процесса, является отражением диспозитивности,
которая заложена в самом гражданском праве.
Диспозитивность, т.е. свобода правовых решений, применительно к гражданско-правовому
принуждению проявляется и в том, что стороны своими соглашениями могут в пределах закона
регулировать, иначе говоря, устанавливать правила применения мер защиты. Например, в своем
соглашении они могут устанавливать такую меру защиты, являющуюся в то же время и мерой
гражданско-правовой ответственности, как взыскание неустойки, т.е. могут устанавливать
договорную неустойку. Стороны могут договариваться об ограничении предусмотренных законом
мер защиты и ответственности. Например, п. 1 ст. 15 ГК позволяет сторонам предусматривать
возмещение убытков не в полном размере. В соответствии со ст. 401 ГК стороны могут
регулировать своим соглашением и основания применения мер гражданско-правовой
ответственности, вводя или, напротив, исключая вину как основание такой ответственности.
Наконец, меры принуждения в гражданском праве строятся на основе юридического
равенства участников гражданских правоотношений, на основе взаимности. По договору купли-
продажи ответственность может нести как продавец перед покупателем, так и покупатель перед
продавцом. Все зависит от того, кто из них допустил правонарушение и кто является потерпевшим
от этого правонарушения. Следовательно, мера защиты нарушенных прав доступна для любой из
сторон гражданского правоотношения, а санкции, в том числе меры ответственности, могут быть
возложены также на любую из них, если она допускает правонарушение.
Использование принуждения в гражданском праве с целью защиты нарушенных прав
объясняет и то, что меры защиты и меры ответственности в гражданском праве имеют
имущественное содержание. Правонарушители отвечают своим имуществом, поскольку это
имущество используется для восстановления имущественного же права потерпевшего или для
компенсации тех потерь, которые он несет.
Последнее отличие принуждения в гражданском праве состоит в том, что для обеспечения
правопорядка в сфере действия гражданского права меры принуждения отнюдь не являются
главным средством. Скорее, они служат вспомогательным фактором обеспечения соблюдения
закона и договора. Главным же средством предотвращения гражданских правонарушений
является интерес участников гражданско-правовых отношений, их стремление к реализации
собственных прав. Поскольку собственник может реализовать свое право, как правило, лишь с
одновременным исполнением своих обязанностей перед контрагентом, то именно стремление к
реализации права и является главным побудительным мотивом к надлежащему исполнению
правил, содержащихся в законе и договоре. Эквивалентность товарно-денежных связей,
двустороннее распределение прав и обязанностей, их взаимность являются важнейшим фактором
надлежащего и добровольного исполнения обязанностей, а следовательно, и обеспечения
режима правопорядка и законности в отношениях, регулируемых гражданским правом.

3. Система гражданского права

1. Система гражданского права представляет собой совокупность его институтов во


взаимосвязи и определенной логической последовательности. Основными элементами
системы гражданского права являются его общая и особенная части. Если первая олицетворяет
единство предмета и самого гражданского права, то вторая отражает дифференциацию как
регулируемых отношений, так и их правового опосредования. Общая часть гражданского права
представляет собой объединение общих норм этой отрасли, т.е. тех правил, которые
применяются для регулирования любого отношения, охватываемого гражданским правом. В
особенную же часть входят те нормы и институты, каждый из которых применяется к
определенному виду отношений, регулируемых данной отраслью права.
Наличие системы и прежде всего деление норм на общую и особенную части само по себе
является свидетельством существования отрасли права.
Особенная часть гражданского права представляет собой совокупность крупных
подразделений, каждое из которых своим регулированием охватывает часть предмета
гражданского права. Основные подразделения - это право собственности, обязательственное
право, наследственное право и право интеллектуальной собственности. В основе деления
особенной части на составляющие лежат особенности самих регулируемых гражданским правом
отношений. Но имеется также дифференциация и по юридическому содержанию норм, по методу
воздействия на опосредуемые отношения.
2. Система гражданского права - это объединение его норм. Правильное толкование и
применение любой нормы - это системное ее применение. Системное применение норм права,
во-первых, предполагает необходимость использования для регулирования любого отношения
совокупности гражданско-правовых институтов. Для регулирования любого отношения
одновременно применяются общие положения гражданского права, нормы об основаниях
возникновения правоотношения, в частности нормы, относящиеся к сделкам, к договорам,
нормы, относящиеся к объектам права, нормы, образующие институт исковой давности, и т.д.
Во-вторых, системное применение права означает, что к любому отношению применяются
как нормы общей части (общие нормы), так и специальные нормы, содержащиеся в особенной
части ГК. Как правило, нормы особенной части применяются в совокупности с нормами общей
части, поскольку они конкретизируют эти нормы. Но иногда нормами особенной части, с учетом
специфики регулируемого отношения, устанавливаются иные правила, нежели те, что содержатся
в соответствующих нормах общей части. По общему правилу особенные нормы обладают
приоритетом перед нормами общей части. Поэтому в случае несоответствия особенных норм
правилам общих норм следует руководствоваться правилами норм особенной части ГК. Еще один
аспект системного применения норм состоит в том, что для того, чтобы правильно определить,
какие конкретно нормы подлежат применению для регулирования данного отношения,
необходимо точно определить вид отношения и дать его правовую квалификацию. При этом
квалификацию отношения нужно производить по действительному содержанию прав и
обязанностей правоотношения.
Сложность гражданско-правовой квалификации состоит в том, что она является
многоаспектной и требует последовательного выявления ряда существенных обстоятельств.
Первый вопрос, который при этом требует ответа: является ли данное правоотношение
гражданско-правовым? Ответ на этот вопрос является непростым, поскольку имущественные
отношения регламентируются не только гражданским правом, но и другими отраслями. Если,
например, отношения по выполнению работ будут квалифицированы как отношения, являющиеся
предметом трудового права, то при споре об оплате работы в случае гибели предмета работы по
обстоятельствам, не зависящим от сторон, он решается в пользу работника. Напротив, если
данное отношение будет квалифицировано в качестве гражданско-правового, то в этом случае
риск гибели предмета подряда лежит на подрядчике и, следовательно, выполненные работы в
случае гибели предмета по обстоятельствам, не зависящим от сторон, подрядчику оплачены не
будут.
Следующий вопрос, который решается в процессе квалификации, - каким конкретно
институтом гражданского права регулируется данное отношение: правом собственности,
обязательственным правом или правом интеллектуальной собственности? Если отношение
является обязательственно-правовым, то надо выяснить, относится ли оно к договорным
обязательствам или к обязательствам внедоговорным, в том числе обязательствам из причинения
вреда или неосновательного обогащения.
Если обязательство является договорным, то далее следует определить, к какому типу
договорных обязательств оно относится. Есть группа обязательств по передаче имущества в
собственность, имеются обязательства по передаче имущества в пользование другого лица, есть
обязательства подрядного типа по выполнению работ, есть денежные обязательства и т.д.
Определив тип договорного обязательства, необходимо определить вид договора, который
соответствует содержанию соглашения, заключенного между сторонами. Это может быть договор
на энергоснабжение и т.д. И хотя все эти договоры являются разновидностями договора купли-
продажи, тем не менее каждый из них представляет собой самостоятельный институт со своим
набором правил и норм.

4. Понятие, структура и состав гражданского законодательства

Источники гражданского права — нормативные акты, содержащие нормы гражданского права.


Такие нормативные акты в совокупности образуют гражданское законодательство в широком
смысле. Гр.зак-во находится в исключительном ведении РФ.
Виды источников ГП: К РФ и гражд.закон-во: ГК РФ и иные принятые в соответствии с ним ФЗ;
иные нормативные акты: указы П РФ, постановления Прав-ва РФ; ведомственные
нормативные акты; нормативные акты СССР и РФ (РСФСР), принятые до введения в
действие ГК РФ; обычаи делового оборота, то есть сложившиеся и широко применяемые в
какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не
предусмотренные законодательством; нормы международного права и международные
договоры РФ.
По общему правилу акты гражд. зак-ва не имеют обратной силы и применяются к
отношениям, возникшим после введения их в действие. По отношениям, возникшим до
введения в действие акта гражд. зак-ва, он применяется к П и О, возникшим после введения
его в действие. Если иное не предусмотрено самим актом, то его действие распространяется
на всю территорию РФ. По общему правилу рос. гражд.законод-во применяется ко всем
лицам, находящимся на территории РФ. Применение. По юр.силе источники гражданского
права можно расположить так: К РФ; межд.дог-ры РФ;ГК РФ; ФЗ; подз.акты;В гражданском
праве применяется аналогия закона и аналогия права. Аналогия закона - это применение к
отношениям, прямо не урегулированным законодательством, соглашением сторон или
обычаями делового оборота, норм, регулирующих сходные отношения. При отсутствии таких
норм права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла
гражданского законодательства (аналогия нрава).
Источником гражданского права является также обычай. Под обычаем понимаются правила,
сложившиеся в результате длительного практического применения и получившие признание
государства, однако не предусмотренные законодательством. В сфере предпринимательской
деятельности обычаи не только складываются, но и применяются. Поэтому в ст. 5 ГК РФ
говорится об обычае делового оборота. При этом не имеет значения, зафиксирован ли
обычай в каком-либо документе, хотя такие документы в ряде случаев существуют.
Например, в России обычаи издаются в виде сборников обычаев морских портов,
публикуемых как администрацией отдельных портов, так и Торгово-промышленной палатой.
Известен сборник торговых обычаев “Инкотермс”, подготовленный Международной торговой
палатой (Париж).
3.Понятие, состав и структурные особенности гражданских
правоотношений, их классификация.
Гражданское правоотношение(ГП) – это юридическая связь равных, имущественно и
организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных
отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей,
обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных
мер имущественного характера. Правоотношения – это идеологические отношения,
являющиеся особым видом социальных связей субъектов, возникающих и существующих на
основе правовых норм. Содержание этих связей составляют права и обязанности сторон,
которые в теории права называютсубъективными, т.е. показывающие принадлежность прав и
обязанностей строго определенным субъектам правоотношений.
Для полной характеристики любого правоотношения необходимо установить составляющие
его элементы: а) юридические факты, т.е. основания его возникновения, изменения и
прекращения; б) субъективный состав правоотношения – совокупность лиц, участвующих в
данном правоотношении (не менее 2 субъектов: управомоченный и обязанный); в)
содержание правоотношения (субъективные права и обязанности его субъектов) и структуру
содержания правоотношения (способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей,
составляющих содержание правоотношения); г) объект правоотношения – то, по поводу чего
возникает и осуществляется деятельность субъектов.
Структурасодержания ГПО может быть простой или сложной. Элементарнопростойвыглядит
структура содержания ПО, возникающая между заемщиком и заимодавцем, без права
заимодавца на получение процентов (единственному праву требовать долга по истечению
срока займа, корреспондирует единственная обязанность вернуть долг). Большинству ГПО
присущасложная структурасодержания. Например, договор поставки: помимо главного права
покупателя требовать передачи купленных товаров и его главной обязанности уплатить за
товар и корреспондирующих им главных прав и обязанностей продавца, у сторон возникают
другие множественные права и обязанности, связанные с исполнением и осуществлением
главных прав и обязанностей (способы и формы расчетов, способы выборки и доставки
товаров, приемка товара по качеству и количеству и т.п.).
Гражданские правоотношения (ГПО) – один из видов правоотношений, возникающие в
результате ГП регулирования И и личных НИ отношений. Особенности ГП определяют
и особенностигражданских правоотношений: а) субъекты ГПО обособлены, самостоятельны и
независимы друг от друга, т.е. соотносятся как равные; б) ГПО – это отношения между
равноправными субъектами, в которых обязанность корреспондирует (обращается) к
субъективному праву как к притязанию, а не как к велению (обязанный субъект находится в
равном положении с управомоченным, т.е. в отношениях координации, а не субординации); в)
самостоятельность участников ОО и диспозитивность их регулирования обуславливает то
обстоятельство, что основными юридическими фактами порождающими ГПО
являютсясделки– акты свободного волеизъявления субъектов; г) юридическими гарантиями
реализации ГПО применяются присущие только ГП меры защиты нарушенных прав и меры
ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие имущественным характером.
Виды ГПО:
а) по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъекта: абсолютные (когда
управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей субъектов
(собственник и третьи лица)) и относительные (когда управомоченному лицу (лицам)
противостоит строго определенное обязанное лицо);
б) по объекту: имущественного (объектом По являются материальные блага (имущество)) и
неимущественного (личные НИ – объектом выступают результаты интеллектуальной
деятельности и другие нематериальные блага) характера;
в) по способу удовлетворения интересов управомоченного лица: вещные (закрепляют за
управомоченным лицом возможность непосредственного воздействия на вещь с правом
отражения посягательств на нее третьих лиц) и обязательные (имущественные отношения по
передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг);
г) корпоративные (основаны на участии субъекта в организационно-правовых образованиях
(корпорациях) и состоят в праве по управлению корпорацией и ее имуществом);
д) преимущественные права (например, преимущественное право на приобретение
продаваемой доли в общей долевой собственности).

5. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.


Под действием гражданского законодательства во временипонимается определение
начального и конечного момента действия правового акта, регулирующего гражданские
отношения.
Введение в действие гражданских законов осуществляется на основании Федерального
закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания».
По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Придание обратной
силы допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законом. 7
Различают даты принятия акта гражданского законодательства, опубликования и вступления
в силу. Так, датой принятия федерального закона считается день принятия его
Государственной Думой РФ в окончательной редакции. Федеральные конституционные
законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в официальных
источника (Российская газета или Собрание законодательства Российской Федерации) в
течение 7 дней после их подписания Президентом РФ. Эти законы должны вступать в силу
одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального
опубликования, если самими законами не установлен иной порядок их вступления в силу.
Введение в действие указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ
осуществляется на основании Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти».
Согласно его положениям, подзаконные правовые акты (указы Президента РФ и
постановления Правительства РФ также подлежат официальному опубликованию
(Российская газета или Собрание законодательства Российской Федерации) в течение 10
дней после их подписания. Они вступают в силу в течение 7 дней после дня их первого
официального опубликования (Указы Президента РФ) либо со дня их подписания
(Постановления Правительства РФ). Как в указах, так и в постановлениях может быть
предусмотрен иной порядок их вступления в силу.
Законы, а также иные нормативно-правовые акты, не опубликованные в установленном
порядке, не влекут за собой правовых последствий, т. е. не могут служить основанием для
регулирования соответствующих правоотношений и на них нельзя ссылаться при разрешении
споров.
Прекращение действия нормативно-правового акта происходит:
- с наступлением установленного в нем срока;
- в результате его прямой отмены;
- с принятием нового акта, отменяющего или изменяющего старый. 8
Действие гражданского законодательства в пространстве означает, что по общему
правилу гражданско-правовые акты распространяют свое действие на территорию
Российской Федерации. Орган, издавший нормативно-правовой акт, может ограничить
территорию действия данного акта.9
Территорией России охватываются в пределах государственной границы суша, включая
острова; водное и воздушное пространство; пограничные судоходные реки до середины
главного фарватера или тальвега реки; пограничные озера до середины озера или до прямой
линии, соединяющей выходы сухопутной границы к берегам озера. В тех случаях, когда
территория суши соприкасается с водами внешних морей и океанов, то к границам России
относятся прибрежные воды и воздушное пространство над ними в пределах 12-мильной
зоны. Что же касается пространства по сухопутной и водной территории России, то глубина их
не ограничена.
Под юрисдикцией России находится пространство экономической зоны, а также территория
гражданских морских, речных и воздушных судов, находящихся в нейтральных водах и
воздушном пространстве. Что же касается военных морских, речных и воздушных судов, то
они признаются территорией России независимо от места нахождения в морском, речном и
воздушном пространстве. Аналогичным образом решается вопрос и с местонахождением
военных баз и месторасположением военных частей (гарнизонов).
Территории посольств и консульств в иностранных государствах, хотя территорией России и
не являются, однако на них распространяется дипломатический иммунитет, а поэтому там
действуют законы Российской Федерации.10
Действие гражданского процессуального права по кругу лицозначает, что данная отрасль
права распространяется на всех лиц, находящихся на территории РФ. К указанным лицам
относятся граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и
муниципальные образования. Правила, установленные гражданским законодательством,
применяются и к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом (п. 1 ст. 2
ГК).
Когда действие гражданско-правового нормативного акта ограничивается определенной
территорией РФ, то указанный акт действует только в отношении тех лиц, которые находятся
на данной территории. Но имеют место случаи, когда в самом нормативном акте установлено
или вытекает из его смысла, что он применяется не ко всем, а лишь к определенной группе
лиц. К примеру, в самом Законе РФ «О защите прав потребителей» установлено, что он
распространяет свое действие только на тех субъектов гражданского права, которые
относятся к потребителям и предпринимателям.11
Многообразие и сложность гражданско-правовых отношений предполагает возникновение
правовых ситуаций, не отрегулированных гражданским законодательством, и данный пробел
устраняется с помощью аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ). Аналогия закона- это способ
восполнения пробелов в гражданском законодательстве, когда к соответствующим
правоотношениям применяются нормы, регулирующие сходные ситуации. Применение
аналогии закона допускается при следующих условиях:
1) возникшее правоотношение носит гражданско-правовой характер;
2) данный пробел не может быть урегулирован действующим гражданским
законодательством или договором;
3)наличие законодательного регулирования сходных правоотношений;
4) гражданское законодательство допускает применение аналогии закона к регулированию
возникшего правоотношения.
В редких случаях может возникнуть правовая ситуация, когда регулирование возникшего
правоотношения осуществляется по аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК РФ), когда отсутствуют
необходимые нормы гражданского законодательства и нет возможности применить аналогию
закона. Правовой смысл применения аналогии правазаключается в том, что определенные
конкретные права и обязанности сторон гражданского правоотношения определяются исходя
из общих принципов и смысла гражданского законодательства, с учетом требования
добросовестности, разумности и справедливости.
В процессе единообразного применения норм гражданского права, возникает необходимость
установления и уяснения смысла и содержания тех или иных правил, применяемых в
гражданском обороте. С этой целью прибегают к толкованию текста норм гражданского
законодательства, помогающему устранить обнаруженные в них неясности. В теории
государства и права указаны следующие способы толкования: грамматическое, логическое,
систематическое и историческое, а в зависимости от соотношения смысла и текста
соответствующей нормы толкование может быть буквальное (аутентичное), ограничительное
и расширительное. Пример и порядок толкования норм гражданского права законодатель
указал в ст. 431 ГК РФ "Толкование договора". Субъектами толкования норм гражданского
законодательства могут выступать судебные учреждения, правоохранительные органы,
научные работники, связанные с юридической тематикой, и лица, осуществляющие
правоприменительную практику. В отдельных случаях толкование норм гражданского права
является обязательным, когда его принял государственный орган, имеющий компетенцию по
разъяснению смысла и содержания такого нормативного акта. Например, высшие судебные
органы вправе давать разъяснения по вопросам судебной практики, имеющие легальное
толкование для всех нижестоящих звеньев судебной системы и обязательные для
применения.12

6. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, содержание и виды.


Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами гражданского права
фактическое общественное отношение, участники которого являются юридически
равными носителями гражданских права и обязанностей.
Структура гражданского правоотношения:
-  субъекты правоотношения;
-  объекты правоотношения;
-  содержание правоотношения.
Субъекты гражданского правоотношения – это участники гражданского правоотношения
наделенные субъективными правами и юридическими обязанностями. К ним относятся:
-  физические лица;
-  юридические лица;
-  муниципальные образования;
-  субъекты Российской Федерации;
-  Российская Федерация.
Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется управомоченным
лицом (кредитором), а участник, несущий обязанности, - обязанным лицом (должником).
Обычно каждый участник гражданского правоотношения является одновременно и должником
и кредитором.
Объект гражданского правоотношения – то благо (материальное или нематериальное),
по поводу которого возникает правоотношение и в отношении которого участники
гражданского правоотношения обладают правами и обязанностями. Объектами гражданских
правоотношений могут быть: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том
числе и имущественные права; работы и услуги; информация; результаты творческой  и
интеллектуально деятельности, в том числе исключительные права на них; нематериальные
блага.
Содержание гражданского правоотношения – это субъективные гражданские права и
обязанности субъектов гражданского поведения. Субъективные права и обязанности тесно
связаны между собой, и каждому субъективному праву одного лица соответствует
определенная субъективная обязанность другого лица.
Субъективное право – это предусмотренная правовыми нормами мера возможного
поведения управомоченного лица. Эта возможность обычно включает в себя четыре
правомочия:
-  возможность собственного поведения, свобода осуществлять свое право;
-  право требования определенного поведения от других (обязанных) лиц;
-  право притязания, т.е. право на защиту;
-  право пользования социальными благами.
Субъективная обязанность – установленная правовыми нормами мера должного
поведения обязанного лиц. Она также состоит из четырех элементов:
-  необходимость для правообязанного лица совершать определенные действия или
воздержаться от них;
-  необходимость выполнять законные требования управомоченного лица;
-  необходимость обязанного лица нести ответственность в случае неисполнения (либо
ненадлежащего исполнения) этих требований;
-  необходимость не препятствовать управомоченному лицу пользоваться тем благом, на
которое тот имеет право.
Виды гражданских правоотношений.
Классификация правоотношений в науке гражданского права осуществляется не только для
их теоретического анализа, но преследует и практические цели, давая возможность уяснить
содержание, определить субъектный состав, выбрать правовые нормы, их регулирующие.
Исходя из предмета правового регулирования гражданские правоотношения делятся
на а) имущественные; б) неимущественные.
Имущественные правоотношения всегда возникают по поводу материальных благ
(имущества).
Неимущественные правоотношения возникают по поводу нематериальных благ, таких как
честь, достоинство, деловая репутация, авторское право и т.п.
По характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица правоотношения
делятся на абсолютные и относительные.
В абсолютном правоотношении субъективному праву управомоченного лица противостоит
неопределенный круг обязанных лиц.
В относительном правоотношении управомоченному лицу противостоит строго
определенное обязанное лицо.
По способу удовлетворения интересов управомоченного
лица выделяют вещные и обязательственные правоотношения.
В вещном правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется его
собственными действиями, а все окружающие обязаны лишь воздержаться от совершения
действий, препятствующих реализации субъективного права.
В обязательственных правоотношениях интересу правомоченного лица удовлетворяется
совершением активных (положительных) действий обязанного лица.
По распределению прав и обязанностей между
участниками выделяются простые и сложные правоотношения. Большинство гражданских
правоотношений являются сложными, т.е. у каждого участника одновременно имеются права
и обязанности.
В простом правоотношении у одного участника только право у другого – только обязанность.

7. Правоспособность граждан.
Во-первых, правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности
(ст. 17 ГК).

Правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17


ГК).

Следовательно, правоспособность означает способность быть субъектом этих прав и


обязанностей, возможность иметь любое право или обязанность из предусмотренных или
допускаемых законом. Ценность данной категории заключается в том, что только при наличии
правоспособности возможно возникновение конкретных субъективных прав и обязанностей.
Она - необходимая общая предпосылка их возникновения и тем самым их реализации.
Правоспособность признается за всеми гражданами страны. Она возникает в момент
рождения человека и прекращается с его смертью. Следовательно, правоспособность
неотделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и
состояния здоровья.

Понимание правоспособности как определенного субъективного права получило


убедительное обоснование в нашей юридической литературе <1>. Важно отметить, что
нормы о правоспособности поставлены в законе впереди норм, относящихся ко всем другим
субъективным правам (ст. 17 ГК). Тем самым законодатель как бы подчеркивает ее особенное
предназначение - находиться с любым из субъективных прав в неразрывной связи, поскольку
без гражданской правоспособности никакие субъективные гражданские права невозможны.

Если правоспособность представляет собой субъективное право, то необходимо раскрыть его


особенности и отграничить от других субъективных прав. От других субъективных прав
правоспособность отличается в первую очередь специфическим, самостоятельным
содержанием, которое, как уже говорилось, заключается в способности (юридической
возможности) иметь гражданские права и обязанности, предусмотренные законом.

Итак, гражданская правоспособность - принадлежащее каждому гражданину и


неотъемлемое от него право, содержание которого заключается в способности
(возможности) иметь любые допускаемые законом гражданские права и
обязанности.

Содержание правоспособности граждан и ее пределы

Содержание правоспособности граждан образуют те имущественные и личные


неимущественные права и обязанности, которыми гражданин согласно закону может
обладать. Другими словами, содержание гражданской правоспособности составляют не сами
права, а возможность их иметь.

Примерный перечень имущественных и личных неимущественных прав, которыми могут


обладать российские граждане, дается в ст. 18 ГК, где предусматривается, что гражданин
может:

- иметь имущество на праве собственности;

- наследовать и завещать имущество;

- заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью;

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и


юридическими лицами;

- совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

- избирать место жительства;

- иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных


охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;

- иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Как видно, закон, определяя содержание правоспособности граждан, говорит только о правах,
но прямо не упоминает об обязанностях. Между тем в п. 1 ст. 17 ГК указывается и на
способность граждан "нести обязанности". В данном случае законодатель уделяет внимание
главному в содержании правоспособности - правам. Но косвенное указание на обязанности в
законе присутствует. Например, говорится о праве граждан "участвовать в обязательствах".
Обязательство трактуется законом как правовое отношение, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК). Как видно, право участвовать в обязательствах
означает и приобретение обязанностей. С несением обязанностей связано и право иметь
имущество в собственности. Например, ст. 210 ГК предусматривает, что собственник несет
бремя содержания принадлежащего ему имущества, т.е. определенные обязанности. Таким
образом, в содержание правоспособности, безусловно, входит и упомянутая в п. 1 ст. 17 ГК
способность нести обязанности (исполнить обязательство, возместить причиненный вред и
т.п.).

"Всякое субъективное право, будучи мерой возможного поведения управомоченного лица,


имеет определенные границы как по своему содержанию, так и по характеру его
осуществления" <1>. Эти пределы отражены в положении о том, что гражданин может
заниматься любой "не запрещенной законом деятельностью" и что обладание некоторыми
правами может быть прямо запрещено.

Равенство правоспособности граждан

Для характеристики гражданской правоспособности принципиальное значение имеет


закрепленное законом равноправие граждан.

Равноправие граждан, предусмотренное конституционными нормами, означает не что иное,


как равенство правоспособностей граждан <1>. Это положение вытекает из п. 1 ст. 17 ГК,
согласно которому правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами.
Следовательно, согласно букве закона все граждане обладают равной по содержанию
правоспособностью, никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности
обладать правами. Российские граждане признаются полностью равноправными независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств <2>.

Возникновение и прекращение правоспособности

Гражданская правоспособность согласно закону возникает в момент рождения гражданина и


прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Приведенная формулировка закона вызывает тем не
менее вопросы. Необходимо прежде всего уяснить, возникают ли с рождением человека все
элементы содержания правоспособности, предусмотренные законом, или только отдельные
элементы.

Как было отмечено, принцип равенства правоспособности не означает полного совпадения ее


объема у всех без исключения граждан. В частности, с рождением человек способен
обладать не всеми гражданскими правами и обязанностями. Следовательно, во-первых, сам
факт рождения не означает, что у новорожденного возникла гражданская правоспособность в
полном объеме, некоторые ее элементы возникают лишь с достижением определенного
возраста (право заниматься предпринимательской деятельностью, создавать юридические
лица и др.).

Во-вторых, требуют толкования слова "в момент рождения", поскольку установление такого
момента может иметь практическое значение (например, при решении вопроса о круге
наследников). Момент рождения ребенка определяется в соответствии с данными
медицинской науки. С точки зрения права не имеет значения, был ли ребенок
жизнеспособным: сам факт появления его на свет означает, что у него возникла
правоспособность, хотя бы он был живым всего несколько минут или даже секунд. Следует
отметить, что закон в некоторых случаях охраняет права и интересы и неродившегося
ребенка, т.е. будущего субъекта права. Так, согласно ст. 1116 ГК к наследованию могут
призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Это, однако, не
означает, что зачатый, но не родившийся ребенок признается правоспособным.

Правоспособность гражданина прекращается его смертью. Пока человек жив - он


правоспособен, независимо от состояния здоровья. Факт смерти влечет безусловное
прекращение правоспособности, т.е. прекращение существования гражданина как субъекта
права. Этот факт влечет одновременно открытие наследства (ст. 1113 ГК).

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения

Правоспособность признается за гражданином законом. При этом согласно закону гражданин


не вправе отказаться от правоспособности или ограничить ее. Следовательно, для
правоспособности характерна неотчуждаемость. Пункт 3 ст. 22 ГК устанавливает, что сделки,
направленные на ограничение правоспособности, ничтожны. Гражданин вправе с
соблюдением установленных законом требований распоряжаться субъективными правами
(продать или подарить принадлежащую ему вещь и т.д.), но не может уменьшить свою
правоспособность.

Однако допускается ограничение правоспособности в случаях и в порядке, установленных


законом (ч. 1 ст. 22 ГК). Ограничение правоспособности возможно, в частности, в качестве
наказания за совершенное преступление, причем гражданин по приговору суда может быть
лишен не правоспособности в целом, а только способности иметь отдельные права -
занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Ограничение
правоспособности возможно и при отсутствии противоправных действий лица. Так, абз. 5 п. 4
ст. 66 ГК устанавливает, что законом может быть запрещено или ограничено участие
отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением
открытых акционерных обществ. В частности, лицо может быть полным товарищем только в
одном товариществе на вере (абз. 1 п. 3 ст. 82 ГК), т.е. его правоспособность в какой-то мере
ограничена. Ограничение правоспособности в указанных случаях допускается при условии
соблюдения установленных законом условий и порядка. Если это условие не соблюдается,
акт государственного или иного органа, установивший соответствующее ограничение,
признается недействительным (п. 2 ст. 22 ГК) в порядке, предусмотренном ст. 13 ГК.

Принудительное ограничение правоспособности нельзя смешивать с лишением гражданина


отдельных субъективных прав. Так, конфискация имущества по приговору суда означает
лишение гражданина права собственности на определенные вещи и ценности, но не связана
с ограничением правоспособности.

Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства

Иностранные граждане согласно ст. 1196 ГК пользуются в нашей стране гражданской


правоспособностью наравне с российскими гражданами, т.е. им предоставляется
национальный правовой режим. Следовательно, иностранные граждане, находящиеся в
нашей стране, обладают равной правоспособностью независимо от расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения <1>. Они, как и российские граждане, могут иметь имущество в
собственности, пользоваться жилыми помещениями и иным имуществом, наследовать и
завещать имущество и иметь иные имущественные и личные неимущественные права, не
запрещенные действующим гражданским законодательством и не противоречащие его общим
началам. Согласно абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК правила, установленные гражданским
законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 1196 ГК лица без гражданства пользуются гражданской правоспособностью


наравне с российскими гражданами. Следовательно, им, как и иностранным гражданам,
предоставлен национальный правовой режим. Отдельные изъятия могут быть установлены
законами РФ
8 . Дееспособность граждан

Дееспособность гражданина –это его способность своими действиями приобретать и


осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их (ст. 21 ГК). Выделяют несколько состояний дееспособности. Так, например, доктор
юридических наук, профессор И. А. Зе нин называетчетыре состояния дееспособность.

Содержание дееспособности граждан как субъективного права включает следующие


возможности, которые можно рассматривать как его составные части:

- способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать


для себя гражданские обязанности;

- способность самостоятельно осуществлять гражданские права и исполнять обязанности;

- способность нести ответственность за гражданские правонарушения.

В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за всеми гражданами,


дееспособность граждан не может быть одинаковой. Для того чтобы приобретать права и
осуществлять их собственными действиями, принимать на себя и исполнять обязанности,
надо разумно рассуждать, понимать смысл норм права, сознавать последствия своих
действий, иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в зависимости от
возраста граждан, их психического здоровья.

Учитывая указанные факторы, закон различает несколько разновидностей дееспособности:

- полная дееспособность;

- дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

- дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

Виды

1) полная дееспособность.Она возникает с наступлением совершеннолетия, т. е. по


достижении 18 летнего возраста. В то же время согласно ст. 13 СК гражданин, не достигший
18 лет, может приобрести полную дееспособность в случае вступления в брак, а также в
результатеэмансипации,под которой в силу ст. 27 ГК понимается объявление
несовершеннолетнего, достигшего возраста 16лет, полностью дееспособным при условии его
работы по трудовому договору (контракту) или занятия с согласия законных представителей
(родителей, усыновителей либо попечителя) предпринимательской деятельностью.
Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства (с согласия законных
представителей) или по решению суда (при отсутствии такого согласия);

2) частичная дееспособность. Ею обладают несовершеннолетние граждане: малолетние в


возрасте от 6 до 14 лет и неэмансипированные подростки в возрасте от 14 до 18 лет. За
малолетних сделки (кроме мелких бытовых и некоторых других, которые они вправе
самостоятельно совершать с 6 летнего возраста) от их имени могут осуществлять (при
соблюдении предусмотренных законом условий) только их родители, усыновители или
опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки по общему
правилу, с предварительного (либо последующего) письменного согласия (одобрения) своих
законных представителей. Вместе с тем, в этом возрасте подростки вправе самостоятельно
распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами; осуществлять права автора
охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности; вносить вклады в
кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые и иные сделки, в
частности сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения либо государственной регистрации, и сделки по распоряжению
средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего
третьим лицом для определенной цели (например, для приобретения компьютера) или для
свободного распоряжения;

3) ограниченная дееспособность. Данный вид дееспособности регламентируется законом. По


общему правилу никто не может быть ограничен в право– и дееспособности иначе, как в
случаях и в порядке, установленных законом. Несоблюдение установленных законом условий
и порядка ограничения дееспособности граждан или их права заниматься
предпринимательской либо иной деятельностью влечет недействительность акта
государственного или иного органа, установившего подобное ограничение. Более того, по
общему правилу являются ничтожными полный или частичный добровольный отказ
гражданина от право– или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение
его право– или дееспособности (ст. 22 ГК);

4) «нулевая» дееспособность (полная недееспособность).По смыслу ст. 28 ГК полностью


недееспособными являются малолетние граждане в возрасте до шести лет. Кроме того,
недееспособным по решению суда с установлением над ним опеки может быть признан
гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими.

Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан


являются возможность самостоятельного заключения сделок(сделкоспособность)
ивозможность нести самостоятельную имущественную
ответственность(деликто способность). В качестве элемента дееспособности в ГК
предусмотрена такжевозможность гражданина заниматься предпринимательской
деятельностью(ст. 23). Гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностьюбез образования юридического лицас момента государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя. Наряду с зарегистрированными
индивидуальными предпринимателями предпринимательской деятельностью может
заниматься также глава крестьянского (фермерского) хозяйства – с момента государственной
регистрации хозяйства, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 №
74 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Уполномоченным государственным
органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
является подчиненная Минфину России Федеральная налоговая служба (ФНС России),
Положение о которой утверждено постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506.

Предпринимательская деятельность граждан регулируется ст. 23 и 25 ГК. Вместе с тем к


предпринимательской деятельности этих субъектов могут применяться, за некоторыми
исключениями, также правила закона, регулирующие деятельность коммерческих
организаций – юридических лиц. Все физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, признаются субъектами малого
предпринимательства.Регистрация граждан России, иностранных граждан и лиц без
гражданства в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе при прекращении
ими своей деятельности, а также ведение единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №
129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Предпринимательский статус гражданина обязывает его полностью
отвечать по своим долгам как перед бюджетом, так и перед кредиторами. Индивидуальный
предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные
с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан по решению
суда несостоятельным (банкротом) и утратить качество предпринимателя. Требования
кредиторов предпринимателя, признанного банкротом, удовлетворяются за счет
принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в порядке
очередности. В соответствии со ст. 202–213 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) несостоятельными
(банкротами) могут быть признаны также граждане, не зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей.

Гражданская дееспособность иностранного физического лица,как и его


правоспособность, определяется его личным законом (п. 1 ст. 1197 ГК). Однако физическое
лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному закону, не вправе
ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно является дееспособным по праву
места совершения сделки, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона
знала или заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности. При этом признание в
Российской Федерации физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным
подчиняется российскому праву (п. 2, 3 ст. 1197 ГК). Предоставление иностранным гражданам
и апатридам в Российской Федерации так называемогонационального режимане исключает
установления в отношении них, как правило, в их же интересах, определенных принятых в
международной практике юридических формальностей.

9. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутству-


ющим и объявления его умершим.
Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно
отсутствующим, если в течении года в месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об
отсутствующим началом исчисления срока для признания безвестного отсутсвия
считается первое число месяца , следующего за тем , в котором были получены
последние сведения об отсутсвующем, а при невозможности установить этот месяц –
первое января следующего года.
Основные юридические последствия признания гражданина безвестно отсутствующим:
1) на основании договора о доверительном управлении его имущество передается в
постоянное управление;
2) из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно
отсутствующий должен был содержать;
3) за счет имущества погашается задолженность по другим обязательствам;
4) у нетрудоспособных членов семьи безвестно отсутствующего, состоявших на
иждивении, возникает право на пенсию по случаю потери кормильца;
5) супруг такого гражданина может в одностороннем порядке произвести расторжение
брака в органах ЗАГСа.
Объявление гражданина умершим:
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течении 5 лет, а если он пропал без вести при
обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основания предполагать его гибель
от неопределенного несчастного случая – в течении 6 месяцев.
Военнослужащий пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть
объявлен судом умершим не ранее чем по истечению 2-х лет со дня окончания военных
действий.
День смерти гражданина, объявленного умершим считается день вступления в законную
силу решения суда об объявлении его умершим.

10. . Понятие опеки, попечительства, патронажа, эмансипации.

Опека устанавливаетсянад малолетними (в возрасте до 14 лет), а также над гражданами,


признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны
являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их
интересах все необходимые сделки (ст. 32 ГК).

Попечительство устанавливаетсянад несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а


также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности (ст. 33 ГК).Попечитель не
совершает сделок вместо подопечного, но осуществляет контроль путем дачи согласия на
совершение тех сделок, которые гражданин, находящийся под попечительством, не вправе
совершать самостоятельно. Согласие попечителя должно быть письменным, особенно если
сделка требует письменной формы.Попечительне является законным представителем
подопечного.Опекун (попечитель)назначается постановлением главы районной, городской,
районной в городе администрации по месту жительства лица, нуждающегося в опеке
(попечительстве), или по месту жительства опекуна (попечителя).Опекуном (попечителем)
может быть назначен только совершеннолетний дееспособный гражданин при его согласии на
это.Опека прекращается: над несовершеннолетними - автоматически по достижении ими 14-
летнего возраста (заменяется попечительством); над недееспособными душевнобольными -
на основании решения суда о признании их дееспособными в случае
выздоровления.Попечительство прекращается: над несовершеннолетними - по достижении
ими совершеннолетия, при вступлении несовершеннолетнего в брак или в случае
эмансипации, а над совершеннолетними ограниченно дееспособными - на основании
решения суда об отмене ограничения дееспособности.Опека и
попечительствопрекращаются также в случае смерти подопечного либо объявления его
умершим. Разновидностью попечительства являетсяпатронаж.Специфика этого вида
попечительства заключается в том, что оно устанавливается над дееспособным гражданином
с его согласия и даже по его инициативе. По смыслу п. 1 ст. 41 ГКпод патронажемкак формой
попечительства понимается регулярное оказание помощи в осуществлении прав, их защите и
выполнении обязанностей совершеннолетнему дееспособному лицу, нуждающемуся в этом
по состоянию здоровья: из-за болезни, физических недостатков, немощи по старости.
Попечитель (помощник) в таком случае назначается органом опеки и попечительства по
заявлению данного дееспособного человека.Эмансипация- объявление
несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, если он работает по трудовому договору
либо с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью, полностью
дееспособным.Эмансипация совершаетсяпо решению органа опеки и попечительства при
наличии согласия обоих родителей либо суда, если родители или один из них на то не
согласны (ст. 27 ГК РФ).Цель эмансипациизаключается в придании несовершеннолетнему
полноценного гражданско-правового статуса. Следует иметь в виду, что отдельные права и
обязанности возникают исключительно по достижении определенного возраста, как,
например, право на приобретение огнестрельного оружия.

11. . Порядок создания юридического лица.


1.1 Способы образования юридических лиц
В науке гражданского права выделяют различные способы и порядки создания юридического
лица. И.В. Елисеев указывает, что в зависимости от характера участия государственных
органов в регистрации юридического лица наука гражданского права выделяет такие способы
образования юридических лиц, как распорядительный; явочный; разрешительный;
нормативно-явочный1.
Н.В. Козлова отмечает, что установленные в отдельных правопорядках способы создания
юридических лиц различаются в зависимости от роли государства в процессе возникновения
нового субъекта права. Она различает концессионную (разрешительную) и явочную
(регистрационную) системы создания юридических лиц, а также явочный, регистрационный,
разрешительный и распорядительный порядки их создания 2.
Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо возникает на основе
одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной регистрации
организации не требуется. Именно в таком порядке в СССР возникало подавляющее
большинство государственных предприятий и учреждений. Главенствующая роль государства
в системе плановой экономики, его доминирование над гражданским обществом позволяли
обойтись без особой процедуры государственной регистрации создаваемого юридического
лица. В странах рыночной экономики место распорядительного порядка заступает, как
правило, явочный порядок образования юридических лиц. Для него также характерно
отсутствие специальной государственной регистрации организаций, которые создаются в
силу самого факта волеизъявления учредителей, выражения ими намерения действовать в
качестве юридического лица.
Статья 51 ГК не предусматривает никаких исключений из общего правила о необходимости
государственной регистрации юридических лиц, поэтому можно полагать, что
распорядительный, а также явочный способы образования организаций в настоящее время в
России не применяются.  Разрешительный порядок образования юридического лица
предполагает, что создание организации разрешено тем или иным компетентным органом. В
СССР в таком порядке создавалось большинство общественных и кооперативных
организаций, причем в разрешении на создание юридического лица могло быть отказано по
мотивам нецелесообразности. Действующее законодательство не допускает отказа в
регистрации по мотивам нецелесообразности (ч. 2 п. 1 ст. 51 ГК), но в принципе сохраняет
разрешительный порядок создания некоторых видов юридических лиц.
При нормативно-явочном порядке для образования юридического лица согласия каких-либо
третьих лиц, включая государственные органы, не требуется. Регистрирующий орган лишь
проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли
установленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое
лицо. Такой порядок образования юридических лиц наиболее распространен и в России, и за
рубежом.
1.2 Порядок образования юридического лица
Создание субъектов предпринимательства представляет собой порядок, состоящий из ряда
стадий, на каждой из которых совершаются действия как правового характера, так и
фактические. В литературе процесс создания юридического лица называют юридическим
составом, системой взаимосвязанных организационных отношений. 1
На первой стадии формируется состав учредителей, предварительно согласовываются
организационно-правовая форма организации, структура ее органов, состав и стоимость
вносимого в уставный капитал имущества, а также распределение долей между
учредителями, разрабатывается проект учредительных документов. При формировании
состава участников необходимо учитывать установленные законодательством ограничения по
составу участников и их количеству. Так, число учредителей обществ с ограниченной
ответственностью и закрытых акционерных обществ не должно превышать 50 (п. 3 ст. 7
Закона об АО, п. 3 ст. 7 Закона об ООО), причем государственные органы и органы местного
самоуправления не могут выступать учредителями хозяйственных обществ, за исключением
предусмотренных законом случаев (п. 4 ст. 66 ГК). Число членов производственного
кооператива не должно быть менее 5 (ст. 4 Закона о производственных кооперативах).
Учредителем унитарного предприятия может быть только одно соответствующее публично-
правовое образование. Существуют и некоторые другие ограничения, которые необходимо
учитывать. Например, в соответствии с п. 2 ст. 88 и п. 6 ст. 98 ГК РФ учредителем
хозяйственного общества не может быть другое хозяйственное общество, состоящее из
одного лица.
В отношении вопроса о вносимом в уставный капитал имуществе учредителям следует
определиться с составом имущества, оценкой вкладов, размером уставного капитала,
способом внесения имущества.
До обращения в регистрирующий орган следует оплатить не менее 50% уставного капитала
создаваемого юридического лица. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные
бумаги, другие вещи или имущественные либо иные права, имеющие денежную оценку.
Для оплаты уставного капитала деньгами необходимо обратиться в банк, в котором
впоследствии будет открыт расчетный счет юридического лица. В банк необходимо
предоставить уже утвержденный проект учредительных документов и копию справки о
неповторяемости юридического лица. Затем необходимо оплатить не менее 50% уставного
капитала и получить справку об оплате этой суммы. Справка об оплате уставного капитала
предоставляется в регистрирующий орган при регистрации юридического лица.
Если уставный капитал вносится имуществом или чем-либо иным, то в этом случае
необходимы будут следующие документы: документальное подтверждение на приобретенное
учредителем имущество (гарантийный талон, выписка из техпаспорта и т.д.) с указанием
наименования этого имущества и его стоимости, копия платежного документа и копия счета-
фактуры, акт оценки этого имущества, подписанный учредителями, а также акт приемки этого
имущества на баланс в качестве взноса учредителя в уставный капитал, подписанный
учредителями и генеральным директором юридического лица. В случае, когда стоимость
такого имущества составляет более двухсот МРОТ, а также в случае, когда учредитель не
может документально подтвердить стоимость такого имущества, это имущество оценивается
независимым оценщиком.
Как правило, на первой стадии создания юридического лица кем-либо из учредителей
разрабатывается проект учредительных документов для последующего официального
утверждения на учредительном собрании. Состав учредительных документов зависит от
организационно-правовой формы: для общества с ограниченной ответственностью
учредительными документами являются устав и учредительный договор; для унитарного
предприятия, акционерного общества, производственного кооператива – устав, товарищества
действуют на основании учредительного договора. Перечень учредительных документов,
предусмотренный ГК РФ и федеральными законами, носит исчерпывающий характер.
Требования, предъявляемые к содержанию учредительных документов, определены
Гражданским Кодексом и законами об отдельных видах юридических лиц.
В уставах любых коммерческих организаций независимо от их организационно-правовой
формы должны содержаться сведения о фирменном наименовании, месте нахождения
организации, структуре и компетенции органов управления, а также порядок принятия ими
решений.
В уставе общества с ограниченной ответственностью дополнительно должны содержаться
сведения о величине уставного капитала, размере и номинальной стоимости доли каждого
участника, их правах и обязанностях, порядке выхода из общества, перехода доли участника
к другому лицу и некоторые другие.
Устав акционерного общества должен содержать сведения о типе общества (открытое или
закрытое), количестве, номинальной стоимости, категории акций (обыкновенные,
привилегированные), права акционеров-владельцев акций каждой категории и некоторые
другие сведения.
В уставе унитарного предприятия должны быть определены цели, предмет, виды
деятельности, поскольку из всех видов коммерческих предприятий унитарные предприятия
единственные имеющие специальную (целевую) правоспособность. Кроме того, устав
унитарного предприятия должен содержать сведения об органе, осуществляющем
полномочия собственника имущества предприятия, размере уставного фонда унитарного
предприятия, порядке, источниках его формирования, а также о направлениях использования
прибыли.
В уставе производственного кооператива необходимо предусмотреть положения, касающиеся
характера и порядка трудового и иного участия членов кооператива в его деятельности,
размеров и условий членов кооператива по его долгам, оснований и порядка исключения и
выхода из кооператива.
В отношении сельскохозяйственного кооператива отметим, что в его уставе должны быть
сведения1 о сроке деятельности кооператива либо указание на бессрочный характер его
деятельности; предмет и цели деятельности. При этом достаточно определить одно из
главных направлений деятельности кооператива с указанием, что кооператив может
заниматься любой деятельностью в пределах целей, для достижения которых он образован;
размеры и условия образования неделимых фондов (если предусмотрены); условия
образования и использования иных фондов кооператива; права и обязанности членов
кооператива и его ассоциированных членов; время начала и конца финансового года; порядок
оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за исключением земельных участков;
порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и реорганизации
кооператива в официальном органе; порядок и условия реорганизации и ликвидации.
Устав потребительского кооператива помимо общих сведений должен включать условия о
размере паевых взносов его членов; о составе и порядке внесения паевых взносов членами
кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых
взносов; о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими
решений, в частности, по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива
понесенных им убытков.
В уставе потребительского общества, помимо прочего, должны быть определены порядок
вступления в потребительское общество; порядок выхода пайщиков из потребительского
общества, в том числе порядок выдачи и размер, состав и порядок внесения паевых взносов,
ответственность за нарушение обязательств по внесению паевых взносов; порядок покрытия
пайщикам убытков, понесенных потребительским обществом; порядок реорганизации и
ликвидации потребительского общества. Кроме того, может быть предусмотрено, что для
граждан, не имеющих самостоятельного заработка, а также для граждан, получающих только
государственные пособия, пенсию или стипендию, общее собрание потребительского
общества вправе устанавливать меньший размер паевого взноса, нежели для остальных
пайщиков1.
Религиозная организация действует на основании устава, который утверждается ее
учредителями или централизованной религиозной организацией и должен отвечать
требованиям российского гражданского законодательства. В уставе такого юридического лица
указываются вид религиозной организации, вероисповедание и в случае принадлежности к
существующей централизованной религиозной организации – ее наименование; цели, задачи
и основные формы деятельности; порядок создания и прекращения деятельности; источники
образования денежных средств и иного имущества организации; порядок распоряжения
имуществом в случае прекращения деятельности; другие сведения.
Устав фонда также должен включать: указания об органах фонда, в том числе о
попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда; о порядке
назначения должностных лиц фонда и их освобождения; о судьбе имущества фонда в случае
его ликвидации. Устав может быть изменен органами фонда, если в нем предусмотрена
возможность его изменения в таком порядке. Если сохранение устава в неизменном виде
влечет за собой последствия, которые невозможно было предвидеть при учреждении фонда,
а возможность изменения устава в нем не предусмотрена либо устав не изменяется
уполномоченными лицами, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению
органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.
Устав является единственным учредительным документом и для автономного учреждения.
Он должен содержать указание на характер его деятельности, а также на собственника его
имущества; сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя
автономного учреждения; исчерпывающий перечень видов деятельности, которые
автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано; иные сведения.
Одной из задач первого подготовительного этапа создания субъекта предпринимательства
является выбор его фирменного наименования и определение места нахождения. К
сожалению, в Российской Федерации отсутствуют правила, устанавливающие поиск
избираемого учредителями фирменного наименования на новизну. В соответствии со ст. 51
ГК РФ им нормами Закона о регистрации юридических лиц фирменное наименование
включается в единый реестр юридических лиц, являющийся федеральным информационным
ресурсом, что, однако, не исключает существование огромного числа юридических лиц,
имеющие одинаковые фирменные наименования. Ранее, когда регистрация осуществлялась
не налоговыми органами, а органами местного самоуправления, последние зачастую
устанавливали свои собственные критерии определения оригинальности, новизны
фирменных наименований. Вместе с тем необходимо иметь ввиду, что в течение последних
нескольких лет арбитражными судами сформирована определенная практика, позволяющая
запрещать использование фирменного наименования, идентичного или схожего до степени
смешения с ранее зарегистрированным другой организацией, осуществляющей деятельность
на той же территории или в той же сфере предпринимательства.
Соответственно при избрании того или иного фирменного наименования следует произвести
анализ рынка и убедиться в отсутствии субъекта предпринимательства с идентичным (схожим
до степени смешения) фирменным наименованием. Требования о содержании фирменного
наименования установлены Гражданским кодексом и в большей степени законами об
отдельных видах юридических лиц. Так, ст. 54 ГК РФ предусматривает обязательное указание
в фирменном наименовании на организационно-правовую форму организации, причем в
отдельных случаях, установленных специальными законами, с использованием строго
определенных терминов – «общество с ограниченной ответственностью» для обществ с
ограниченной ответственностью, «муниципальное предприятие» для унитарных предприятий,
находящихся в собственности муниципального образования, и т.д.
В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется
местом его государственной регистрации, которая осуществляется в свою очередь по месту
нахождения его исполнительного органа. По месту нахождения субъекта
предпринимательства с ним осуществляется связь; кроме того в отдельных случаях место
исполнения гражданско-правового обязательства определяется местом нахождения
организации.
На второй стадии создания субъекта предпринимательства проводится учредительное
собрание, на повестку которого выносятся следующие вопросы: создание организации,
утверждение устава и (или) заключение учредительного договора либо договора о создании;
избрание единоличного исполнительного органа, членов коллегиальных органов
создаваемого юридического лица; определение лица, которому будет поручено осуществлять
действия по государственной регистрации субъекта предпринимательства.
На собрании учредителей ведется протокол. Протокол собрания учредителей рекомендуется
готовить в не менее 3-х экземпляров, один из которых представляется на регистрацию вместе
с остальными документами.
Учредительное собрание не проводится, если у организации всего один учредитель.
2. Государственная регистрация юридического лица
2.1 Порядок государственной регистрации юридических лиц.
До принятия Федерального закона от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 1 отсутствовало жесткое
законодательное регулирование в области создания и функционирования юридических лиц,
вследствие чего они очень легко создавались и периодически использовались в
противозаконных целях.
Специфика деятельности коммерческого юридического лица диктует необходимость
свободного доступа к информации об этом юридическом лице. В связи с упорядочением
ситуации в сфере бизнеса и ростом юридической грамотности населения участники
хозяйственного оборота стараются обезопасить свои интересы в рамках закона.
Инвестор, вкладывая свои средства, заинтересован в получении достоверной информации о
размере уставного капитала контрагента 2.
Именно для обеспечения материальных интересов предпринимателей и граждан необходимо
установить строгий контроль в данной сфере. Установить и обеспечить его правовыми
методами способна только государственная власть. Основными направлениями должны стать
наличие общедоступного реестра и жесткие требования к процедуре регистрации
юридических лиц.
Некоторое время назад субъекты Российской Федерации решали проблемы, возникающие
при государственной регистрации юридических лиц самостоятельно. В результате этого в
каждом субъекте были сформированы свои реестры и соответствующие базы данных.
Нет смысла говорить о том, что указанные реестры содержали разрозненные сведения о
зарегистрированных юридических лицах и до недавнего времени велись без соблюдения
единых требований к документации, формам учета и контроля 1.
Представляется очевидным, что именно отсутствие единой системы ведения реестра и
одинаковых для всех регионов Российской Федерации правил государственной регистрации
юридических лиц не позволяло проверить организации, зарегистрированные в других
регионах страны.
Говоря о государственной регистрации юридических лиц, необходимо, прежде всего,
обозначить правовую природу самого акта государственной регистрации.
Представляется наиболее убедительным мнение К. Овсянникова. Анализируя признаки
ненормативного акта, акта применения права (к которым зачастую приравнивают акт о
государственной регистрации юридических лиц), положения российского законодательства и
судебной практики по рассматриваемому вопросу, он приходит к выводу, что акт
государственной регистрации юридического лица представляет собой самостоятельное
правовое явление и понятие, существующие наряду с такими понятиями и явлениями, как
нормативно-правовой акт и ненормативный акт2.
Такой же точки зрения придерживаются и другие специалисты 3.
Государственная регистрация юридических лиц – акты уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные
реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц.
В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об уполномоченном федеральном
органе исполнительной власти, осуществляемом государственную регистрацию юридических
лиц» от 17 мая 2002 г. №319 таким федеральным органом исполнительной власти является
Министерство РФ по налогам и сборам.
Государственная регистрация осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня
предоставления документов в регистрирующий орган по месту нахождения постоянно
действующего исполнительного органа, указанного учредителями в заявлении о
государственной регистрации, а в случае отсутствия такого исполнительного органа – по
месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности. Исчисление срока начинается с момента
представления документов в регистрирующий орган. Датой представления документов при
осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим
органом лично от заявителя или по почте.
Документы предоставляются в регистрирующий орган уполномоченным лицом
непосредственно или отправляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при
его пересылке и описью вложения, если иной способ предоставления регистрирующих
документов не определен Правительством РФ.
При государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться
следующие физические лица:
1. руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого
юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
юридического лица;
2. учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
3. руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого
юридического лица;
4. иное лицо, действующее на основании полномочий, предусмотренных федеральным
законом или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом
органа местного самоуправления.
При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган
предоставляется:
1. Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, в котором
подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к
учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой
формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных
представленных для государственной регистрации документах, заявлении о
государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица
соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой
формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного
фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной
регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими
государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы
создания юридического лица.
2. Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного
документа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Учредительные документы юридического лица (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).
4. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны
происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического
статуса иностранного юридического лица – учредителя. Выписка из реестра
иностранных юридических лиц и должна быть легализована или содержать штамп
«апостиль», переведена на русский язык, а перевод удостоверен нотариально.
5. Документ об уплате государственной пошлины.
Доказательством принятия документов регистрирующим органом является расписка в
получении документов. Форма передачи расписки зависит от выбранной формы направления
документов в регистрирующий орган. Если заявитель передает документы очно, то
регистрирующим органом в день получения документов выдается расписка в их получении с
указанием перечня и даты получения. Если документы на регистрацию направлены по почте,
то расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов
регистрирующим органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о
вручении1.
Регистрирующий орган обязан обеспечить учет и хранение всех представленных при
государственной регистрации документов.
Регистрирующий орган, получив документы, необходимые для регистрации, принимает
решение о государственной регистрации. Указанное решение является основанием для
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр. Моментом
государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом
соответствующей записи в Единый государственный реестр.
В едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и
документы о юридическом лице:
1. полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица, в том числе
фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке, а также
наименование на иностранном языке, если имеется;
2. организационно-правовая форма;
3. адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица; иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности, если отсутствует постоянно действующий исполнительный орган;
4. способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
5. сведения об учредителях. Для юридического лица – наименование учредителя, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) или регистрационный номер – для
юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., дата регистрации, адрес, размер и
доля вклада в уставный капитал. Для физического лица – фамилия, имя, отчество, ИНН (при
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, размер и доля вклада в
уставный капитал;
6. копии учредительных документов;
7. наименование и реквизиты документов, представленных при государственной регистрации
юридического лица;
8. размер уставного капитала коммерческой организации (складочного капитала, уставного
фонда, паевых взносов и др.);
9. сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица, фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, идентификационный номер налогоплательщика;
10. сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом: наименование лицензирующего
органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии, срок действия
лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид
деятельности.
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, являются открытыми и
общедоступными, за исключением паспортных и других персональных данных физических
лиц, которые могут быть представлены исключительно по запросам органов государственной
власти в соответствии с их компетенцией. Данное ограничение не применяется при
предоставлении содержащих указанные сведения копий учредительных документов
юридических лиц.
Содержащиеся в государственном реестре сведения о конкретном юридическом лице
предоставляются в виде: 1. выписки из соответствующего государственного реестра;
2. копии документа (документов), содержащихся в государственном реестре;
3. справки об отсутствии запрашиваемой информации.
Срок предоставления таких сведений не может составлять более пяти дней со дня получения
регистрирующим органом соответствующего запроса. Отказ в предоставлении указанных
сведений не допускается.
Регистрирующий орган бесплатно предоставляет содержащиеся в государственном реестре
сведения:
1. органам государственной власти, в том числе правоохранительным органам и судам по
находящимся в производстве делам, органам местного самоуправления, органам
государственных внебюджетных фондов, а также иным лицам, определяемым федеральными
законами;
2. юридическому лицу о нем – один раз в год в одном экземпляре в виде выписки из
государственного реестра.
Предоставление содержащихся в государственном реестре сведений осуществляется за
плату и при условии предоставлении одновременно с запросом копии платежного документа:
1. юридическому лицу о нем – при повторном обращении в течении одного календарного года
в виде выписки из государственного реестра либо при обращении в регистрирующий орган за
повторной выдачей документа, подтверждающего факт внесения записи в государственный
реестр;
2. гражданам и организациям – сведения о конкретном юридическом лице при обращении за
информацией о нем, за исключением паспортных данных физических лиц и их
идентификационных номеров налогоплательщика.
Доступ к содержащимся в государственном реестре сведениям, в том числе и к паспортным
данным физических лиц, имеют должностные лица регистрирующих органов по перечням и в
соответствии с полномочиями, определяемыми Министерством РФ по налогам и сборам.

12. Реорганизация и ликвидация юридического лица


Юридические лица, в отличие от граждан, являются искусственно созданными субъектами
права. Они существуют юридически - с момента внесения в государственный реестр записи о
регистрации нового субъекта права и до момента внесения записи о его исключении из
Единого государственного реестра юридических лиц.
Создание юридического лица как самостоятельного субъекта права преследует различные
цели, которые в основном заключаются в объединении капиталов и профессиональном
управлении имуществом юридического лица, а также в ограничении имущественной
ответственности учредителей.
Законодательное определение юридического лица дано в статье 48 ГК РФ.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Таким образом, юридическому лицу присущи следующие признаки.
Признак организационного единстваозначает наличие определенной внутренней структуры
организации: во-первых, наличие системы органов управления; во-вторых, в ряде случаев -
структурных подразделений.
Правовую основу деятельности юридических лиц образуют не только нормативные акты, но
также его учредительные документы, в которых должны быть определены наименование
юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического
лица, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц
соответствующего вида.
Большинство юридических лиц имеют один учредительный документ - устав. Единственным
учредительным документом хозяйственного товарищества является учредительный договор.
В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация может действовать на
основании общего положения об организациях данного вида.
Признак имущественной обособленностиюридического лица означает наличие у него
имущества на праве собственности либо на ограниченных вещных правах хозяйственного
ведения или оперативного управления. Первоначальным, стартовым имуществом
юридического лица является уставный капитал (складочный капитал, паевой фонд или
уставный фонд), который формируется за счет вкладов учредителей. В дальнейшем
имущество увеличивается за счет занятия предпринимательской деятельностью и других
источников. Внешним выражением имущественной самостоятельности юридического лица
является то, что оно должно иметь самостоятельный баланс, а учреждение - смету.
Признак самостоятельной имущественной ответственностизаключается в том, что
юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
на которое может быть наложено взыскание (п. 1 ст. 56 ГК РФ).
Поскольку юридическое лицо является самостоятельным, имущественно обособленным
субъектом права, постольку, с одной стороны, учредитель (участник) юридического лица или
собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, с другой
стороны, юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или
собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ либо учредительными
документами юридического лица. Эти исключения сводятся к установлению субсидиарной
(дополнительной) ответственности учредителей или собственника по долгам юридического
лица.
Определенной гарантией удовлетворения интересов кредиторов является уставный капитал,
размер которого должен быть не ниже установленного законом. По общему правилу, если по
окончании очередного финансового года стоимость чистых активов юридического лица
окажется меньше уставного капитала, юридическое лицо обязано объявить об уменьшении
своего уставного капитала. Если же стоимость чистых активов окажется меньше
определенного законом минимального размера уставного капитала, оно подлежит
ликвидации.
Завершающий признак юридического лица - это выступление в гражданском обороте и в
суде от своего имени. Юридическое лицо индивидуализируется посредством наименования
и места нахождения (ст. 54 ГК РФ).
Наименование должно содержать указание на организационно-правовую форму
юридического лица (например, общество с ограниченной ответственностью). Наименования
юридических лиц, обладающих по закону целевой правоспособностью, должны содержать
указание на характер деятельности юридического лица (например, научно-производственное
объединение и т. д.). Коммерческая организация должна иметь фирменное наименование, на
которое с момента его государственной регистрации она имеет исключительное право.
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого
исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
Юридическое лицо, будучи искусственно созданным субъектом, как таковое не может
приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности. По общему правилу оно
действует через свои органы, в состав которых входят физические лица (граждане),
способные к волеизъявлению. Органы юридического лица являются его частью, поэтому их
действия считаются действиями самого юридического лица. Органы юридического лица могут
быть коллегиальными (общее собрание, правление и т. п.) и единоличными, т. е. состоять из
одного лица (директор, президент и т. п.). Единоличный исполнительный орган действует от
имени юридического лица без доверенности.
В предусмотренных законом случаях юридическое лицо приобретает гражданские права и
обязанности через своих участников (например, в товариществах органы управления не
создаются, поэтому от имени товарищества действуют его участники).
Кроме того, юридическое лицо, как и другие субъекты гражданского права, может выступать в
гражданском обороте через представителей, действующих на основании доверенности.
Например, для расширения сферы своей деятельности юридические лица создают филиалы
и представительства - обособленные подразделения юридического лица, расположенные вне
места его нахождения.
Руководители филиалов или представительств действуют на основании доверенности,
выдаваемой юридическим лицом. Филиалы и представительства отличаются друг от друга по
характеру и объему выполняемых функций. Сущность представительства отражена в его
названии - оно представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту, т. е.
совершает для юридического лица определенные юридические действия. Филиал
осуществляет все функции юридического лица или их часть, т. е. занимается основной
деятельностью юридического лица (например, производственной) и в то же время может
осуществлять функции его представительства.
Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица.
Юридическое лицо может быть создано путем учреждения вновь и путем реорганизации
существующего юридического лица. В соответствии с пунктом 2 ст. 51 ГК РФ юридическое
лицо считается созданным с момента его государственной регистрации.
Действующее законодательство предусматривает в качестве общего правила нормативно-
явочный способ создания юридических лиц, в соответствии с которым для образования
юридического лица не требуется получения предварительного разрешения государственных
органов. Разрешение гражданам и юридическим лицам учреждать новые юридические лица
дается государством в правовых нормах, и регистрация юридического лица осуществляется
при представлении его учредителями необходимых документов в регистрирующий орган.
Поэтому способ и называется нормативно-явочным.
Разрешительный способ создания юридического лица установлен в качестве исключения из
общего правила. Он предполагает получение учредителями разрешения (согласия)
компетентного государственного органа на образование юридического лица.
Например, в статье 27 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) определяются случаи, когда на создание
коммерческой организации требуется предварительное согласие антимонопольного органа.
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Государственную регистрацию
юридических лиц осуществляют органы Федеральной налоговой службы. Данные
государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления. Принцип общедоступности сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, обеспечивает возможность для участников гражданского оборота
получить информацию об этом юридическом лице, его учредителях, размере уставного
капитала, полученных им лицензиях и т. д.
Основания отказа в государственной регистрации юридического лица носят формальный
характер: непредставление документов, необходимых для государственной регистрации, и
представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган.
Для отдельных юридических лиц (кредитных организаций, некоммерческих организаций)
устанавливается специальный порядок их регистрации, при котором осуществляется
предварительная проверка компетентным органом соответствия учредительных документов
юридического лица требованиям закона, а также соблюдения иных требований
законодательства. Например, Центральный банк РФ принимает решение о регистрации
кредитных организаций, которое является основанием для внесения налоговым органом
записи в ЕГРЮЛ.
С момента государственной регистрации юридическое лицо наделяется правоспособностью и
может выступать в гражданском обороте от своего имени как самостоятельный субъект права.
Различают общую (универсальную) и специальную (целевую) правоспособность юридических
лиц.
В качестве общего правила в пункте 1 ст. 49 ГК РФ закреплена специальная (или целевая)
правоспособность, т. е. способность юридического лица иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и
нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Специальной правоспособностью обладают:
1) некоммерческие организации;
2) коммерческие организации, указанные в законе (например, унитарные предприятия,
кредитные организации);
3) коммерческие организации, обладающие по закону общей правоспособностью, но цели
деятельности которых определенно ограничены в учредительных документах.
Общая (универсальная) правоспособность юридического лица - это способность приобретать
любые гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом.
Общей правоспособностью обладают коммерческие организации, за исключением тех,
которые наделяются специальной правоспособностью.
Отдельными видами деятельности юридическое лицо может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Исчерпывающий перечень лицензируемых видов
деятельности дается в Федеральном законе от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
Реорганизация юридического лица- способ прекращения существующих юридических лиц
с одновременным возникновением новых юридических лиц и переходом прав и обязанностей
первых ко вторым в порядке универсального право преемства.
Существует пять способов реорганизации: слияние, присоединение, преобразование,
разделение, выделение (ст. 57 ГК РФ).
Слиянием юридических лиц признается создание нового юридического лица с передачей ему
всех прав и обязанностей двух или нескольких юридических лиц и прекращением последних.
Присоединением юридического лица признается прекращение одного или нескольких
юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей другому юридическому лицу.
Разделением юридического лица признается прекращение юридического лица с передачей
всех его прав и обязанностей вновь созданным юридическим лицам.
Выделением юридического лица признается создание одного или нескольких юридических
лиц с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица без
прекращения последнего.
Под преобразованием юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида
понимается изменение его организационно-правовой формы.
Необходимым условием реорганизации юридического лица является составление
передаточного акта (при слиянии, присоединении и преобразовании) или разделительного
баланса (при разделении и выделении). Эти документы должны содержать положения о
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении
всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Они
представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы
существующих юридических лиц.
Реорганизация юридического лица может быть добровольной и принудительной.
Добровольная реорганизация осуществляется по решению учредителей (участников) либо
органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Как
правило, специальные законы относят решение вопроса о реорганизации и ликвидации к
компетенции общего собрания участников.
В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния или
присоединения может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных
органов (например, в целях недопущения ограничения конкуренции в случаях, указанных в
статье 27 Закона о защите конкуренции, необходимо согласие антимонопольного органа).
В соответствии с пунктом 2 ст. 57 ГК РФ допускается принудительная реорганизация
юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или
нескольких юридических лиц по решению уполномоченных государственных органов или по
решению суда. Так, в случае систематического осуществления монополистической
деятельности коммерческой организацией, занимающей доминирующее положение, а также
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, приносящую ей доход, суд по
иску антимонопольного органа может принять решение об их принудительном разделении
или выделении из их состава одной или нескольких организаций (ст. 38 Закона о защите
конкуренции). Суд назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему
осуществить реорганизацию этого юридического лица.
С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению
делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в
суде, составляет необходимые документы (разделительный баланс, учредительные
документы новых юридических лиц) и передает их на рассмотрение суда. Утверждение судом
указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь
возникающих юридических лиц.
Гражданский кодекс в статье 60 закрепляет гарантии прав кредиторов реорганизуемого
юридического лица, которые обеспечиваются различными способами (например,
обязанностью реорганизуемого юридического лица в течение 3 рабочих дней после даты
принятия решения о реорганизации в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с
указанием формы реорганизации; размещением в СМИ уведомления о реорганизации
юридического лица (эта информация размещается реорганизуемым юридическим лицом
дважды с периодичностью один раз в месяц сразу после внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации); наделением кредитора
юридического лица правом требования досрочного погашения обязательств).
Ликвидация юридического лица- это способ прекращения юридического лица без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).
Ликвидация юридического лица может быть добровольной и принудительной. Добровольная
ликвидация осуществляется по решению уполномоченных субъектов (учредителей
(участников) либо органа юридического лица). Принудительная ликвидация осуществляется
на основании решения суда:
1) в случае грубых нарушений закона, допущенных при его создании, если эти нарушения
носят неустранимый характер;
2) при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо
запрещенной законом, либо с нарушением Конституции России, либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
3) в случае систематического осуществления некоммерческой организацией, в том числе
общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным
фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям;
4) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных организационно-правовых форм
юридических лиц.
Требование о принудительной ликвидации юридического лица при наличии указанных
оснований может быть предъявлено в суд компетентным государственным органом или
органом местного самоуправления.
После принятия решения о ликвидации юридического лица необходимо письменно уведомить
об этом регистрирующий орган, который вносит в ЕГРЮЛ сведения о том, что юридическое
лицо находится в процессе ликвидации. Создается ликвидационная комиссия или
назначается ликвидатор, к которым переходят все полномочия по управлению делами
юридического лица.
Ликвидационная комиссия помещает в Вестнике государственной регистрации объявление о
ликвидации, в котором обязательно указываются сведения о порядке и сроке заявления
требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента
публикации. В течение указанного срока ликвидационная комиссия принимает меры к
выявлению кредиторов и персонально уведомляет их о ликвидации в письменном виде. Она
также предпринимает необходимые меры к выявлению должников юридического лица и
взысканию с них долгов. Проводится инвентаризация имущества юридического лица.
Если ликвидационная комиссия обнаружит недостаточность имущества юридического лица
для удовлетворения требований кредиторов, то председатель комиссии обязан обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица банкротом.
После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого юридического лица (актив), перечне предъявленных
кредиторами требований (пассив), а также о результатах их рассмотрения.
Удовлетворение требований кредиторов производится ликвидационной комиссией в порядке
очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом.
Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме частных и бюджетных
учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов,
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных
торгов.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
окончательный ликвидационный баланс. Оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам).
Исключение составляют случаи, когда учредители (участники) в отношении юридического
лица не имеют имущественных прав (общественные и религиозные организации,
благотворительные и иные фонды, ассоциации и союзы и др.).
Имущество, оставшееся после ликвидации таких организаций, направляется на достижение
целей, в интересах которых они были созданы, и (или) на благотворительные цели. Если
использование имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим
существование после внесения записи об исключении юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц. С этого момента прекращается
правоспособность юридического лица.

13. Классификация юридических лиц


13. Классификации юридических лиц, их теоретическое и практическое значение
Классификация юридических лиц имеет важное гражданско-правовое значение.Во-первых,
она дает исчерпывающее представление обо всех их разновидностях. Будучи закрепленной
законом, она исключает появление правосубъектных организаций, не входящих в какое-либо
подразделение данной классификации, и тем самым препятствует появлению среди
участников оборота непонятных, сомнительных образований (типа разного рода "фирм",
"центров" и т.п.). Поэтому в интересах всех участников оборота закон устанавливает
исчерпывающий закрытый перечень видов юридических лиц, которые могут создаваться лишь
в прямо предусмотренных им формах.Во-вторых, такая классификация делает возможным
четкое определение правового статуса той или иной организации и исключает смешение
различных по юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной
деятельности.
Классификаций юр. лиц многое множество. Различные основания:
I.По формам собственности:
1. Государственные(в широком смысле слова, включая муниципальные): все унитираные
предприятия, некоторые учреждения.
2. Частные(негосударственные).
II.По целям деятельности:
1. Коммерческие - преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве
такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации).Коммерческие юридические лица могут создаваться в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных
предприятий. Хозяйственные товарищества: полные товарищества и товарищества на вере
(коммандитные). Участники полного товарищества (полные товарищи) занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам своим имуществом. В товариществе на вере, кроме полных товарищей,
существуют еще коммандитные, несущие ответственность по обязательствам товарищества в
пределах суммы внесенных ими вкладов и не участвующие в предпринимательской
деятельности от имени товарищества. Хозяйственные общества: акционерные общества
(открытые и закрытые акционерные общества), общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью. Участники акционерного общества, общества
с ограниченной ответственностью не несут ответственности по обязательствам общества.
Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную
ответственность в размере стоимости их вкладов в уставный капитал
общества. Производственный кооператив – это добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности
путем объединения его участниками имущества и личного трудового участия (ст. 107
ГК). Государственные и муниципальные унитарные предприятия: унитарное
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения и унитарное предприятие,
основанное на праве оперативного управления.
2. Некоммерческие- иные цели, не связанные с предпринимательством. Вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность в пределах, необходимых для достижения уставных
целей. Могут создаваться в форме потребительских кооперативов (создаются на
добровольном объединении граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников: жилищно-строительные,
гаражно-строительные, дачно-строительные), общественных или религиозных организаций
(создаются для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей),
благотворительных и иных фондов (цель создания – образовательная, культурная и иная
общественно полезная деятельность).
III.По составу учредителей:
1. Юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица
(союзы и ассоциации)
2. Юридические лица, учредителем которых может выступать только государство (унитарные
предприятия и государственные корпорации)
3. Юридические лица, учредителями которых могут выступать любые, за отдельными
исключениями, субъекты права (все остальные).
IV.По характеру прав участников:
1. Организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное
вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения). Они, следовательно, утрачивают право собственности на переданное ими
юридическому лицу имущество, если, конечно, последнее прямо не передается создаваемой
организации только во временное пользование. К таким юридическим лицам относятся
большинство коммерческих организаций (за исключением унитарных предприятий -
несобственников), т.е. товарищества, общества и производственные кооперативы, а из числа
некоммерческих - потребительские кооперативы (п. 2 ст. 48 ГК) и некоммерческие
партнерства.
2. Организации, на имущество которых участники имеют обязательственные права (хоз.
товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие партнерста, гос. корпорации,
общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ)
3. Организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав
(общественные объединения, религиозные организации, фонды, объединения юридических
лиц и автономные некоммерческие организации).
V.По объем вещных прав:
1. Юридические лица, обладающие правом оперативного управления на имущество:
учреждения и казенные предприятия.
2. Юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество: госуд. и
муниц унитарные предприятия (кроме казенных)
3. Юридические лица, обладающие правом собственности на имущество: все др. виды юр.
лиц.
VI.По характеру участия:
1. Товарищества (объединение усилий для достижения целей) -> полное товарищество ->
товарищество на вере.
2. Общества (объединение капиталов для достижения целей) -> общество с дополнительной
отвественностью -> ООО -> АО -> ОАО И ЗАО.
VII.По порядку образования:
1. Образуемые в разрешительном порядке
2. Образуемые в нормативно-явочном порядке
VIII.По учредительным документам:
1. Договорные: хозяйственные товарищества
2. Договорно-уставные: ООО или ОДО, ассоциации и союзы
3. Уставные: все остальные.
IX. По членству:
1. Корпорации(с членством) представляют собой добровольные объединения физических и
(или) юридических лиц, организованные на началах членства их участников (акционерные и
другие общества и товарищества, кооперативы), учреждения - организации, создаваемые
(учреждаемые) одним или несколькими лицами и не имеющие членства (строго
фиксированного участия), например благотворительные и иные фонды. К числу
корпоративных (членских) организаций у нас могут быть отнесены хозяйственные
товарищества, общества, кооперативы и ассоциации (союзы) юридических лиц, а также
большинство некоммерческих организаций (общественные и религиозные объединения,
некоммерческие партнерства и т.п.).
2. Учреждения(без членства). К учреждениям могли бы быть отнесены не только фонды и
автономные некоммерческие организации, но и унитарные предприятия. Однако в российском
гражданском праве понятие "учреждение" имеет свое, особое значение, отличное от
традиционного. Под ним понимается некоммерческая организация, полностью или частично
финансируемая учредителем-собственником и обладающая ограниченным вещным правом
на свое имущество (п. 1 ст. 120, п. 1 ст. 296, ст. 298 ГК). Поэтому в отечественном
правопорядке отсутствует деление юридических лиц на корпорации и учреждения.

14. Правовой статус филиалов и представительств.


Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места нахождения самого юридического лица, представляющее интересы юридического лица
и осуществляющее их защиту (например, реклама продукции юридического лица, поиск и
установление контактов с потенциальными покупателями, реализация продукции и др.)
Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства (например, филиал учебного заведения).
Они не являются юридическими лицами, действуют на основании имущества,
предоставленного им создавшим их юридическим лицом, и утверждённых им положений; их
руководители действуют от имени юридического лица на основании полученной от него
доверенности. Они должны быть указаны в учредительных документах создавших их
юридических лиц.
Об изменениях, вносимых в учредительные документы в связи с созданием или ликвидацией
филиала или представительства, сообщается органу, осуществляющему регистрацию
юридических лиц, в уведомительном порядке, без каких-либо согласований; направление
сведений носит информационный характер.
Филиалы некоммерческих организаций, унитарных предприятий и некоторых других
организаций могут выполнять только те функции, которые соответствуют целям деятельности
, указанным в учредительных документах юридического лица. Филиалы коммерческих
организаций имеют право на занятие любой деятельностью, не запрещенной законом, если
иное не вытекает из учредительных документов юридического лица или самого филиала.
Филиалы и представительства могут создаваться как на территории РФ, так и на территории
иностранных государств. Но законодательством предусмотрена возможность свободного
создания филиалов и представительств на территории иностранных государств только для
коммерческих юридических лиц, некоммерческие организации имеют право на создание таких
подразделений только на территории РФ.
Представительства в гражданском обороте выступают от имени юридического лица, т.е.
представляют его интересы и обеспечивают их защиту.
Поле деятельности филиалов в отличие от представительств значительно шире: они
представляют интересы и выполняют все (или часть) функции юридического лица.
Представительства и филиалы не имеют прав юридического лица и иметь их не могут. В
соответствии с налоговым законодательством филиалы и представительства являются
субъектами налогооблажения и исполняют обязанности организаций по уплате налогов и
сборов по месту своего нахождения. Ответственность за действия филиалов и
представительств несут юридические лица, их создавшие.

15. Хозяйственные товарищества как юридические лица.


Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими лицами
путем объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской
деятельности. Хозяйственные общества обладают общей правоспособностью, приобретают
право собственности на имущество, полученное в результате их деятельности, а конечную
прибыль могут распределять между своими участниками.

Хозяйственные общества представляют собой организации, создаваемые одним или


несколькими лицами путем объединения и обособления части их имущества для ведения
предпринимательской деятельности. Здесь гарантией прав кредиторов является имущество
юридического лица (в частности, его уставный капитал), поскольку только за счет него, а не за
счет имущества учредителей, могут быть удовлетворены требования кредиторов общества.
Таким образом, в хозяйственных обществах имущество юридического лица отделено от
имущества учредителей. Это объясняет их удобство и широкое распространение в
современном обороте.

Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей, в


результате возникает новый субъект, который не является правопреемником другого
юридического лица.

В процедуре создания, например, акционерного общества обычно выделяют три этапа:

– разработка учредительной документации;

– формирование уставного капитала

– государственная регистрация общества.

Виды хозяйственных обществ:

1. ООО – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее


определенных размеров, учреждённая одним или несколькими лицами, не отвечающими по
ее обязательствам. Высший орган общества — общее собрание его участников, один голос в
котором соответствует одной доле в уставном капитале.

2. ОДД – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее


определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими
субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере, кратном стоимости их
вкладов в уставный капитал.

3. АО – коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не


отвечающими по ее обязательствам, с уставным капиталом, разделенным на определенное
число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров)
по отношению к обществу. При открытой подписке акции распространяются среди
неограниченного круга инвесторов. При закрытой — среди заранее известных лиц. Органы
управления – совет директоров (наблюдательный совет), ревизионная комиссия (ревизор)
общества (контроль за финансово-хозяйственной деятельностью).

Хозяйственные товарищества как юридические лица (понятие,


порядок создания). Ведение дел товарищества. Виды
хозяйственных товариществ
Хозяйственные товарищества – это договорные объединения нескольких лиц для
совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

Главным действующим лицом любого товарищества является полный товарищ. Он несет


неограниченную ответственность всем своим имуществом по обязательствам фирмы. Из-за
этого в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное
участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем
лишь в одном товариществе.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в двух формах, а именно в форме полного
товарищества и в форме товарищества на вере (коммандитного товарищества).

Полное товарищество

Одной из организационно-правовых форм юридических лиц является полное товарищество. В


полном товариществе его участники – юридические лица и (или) индивидуальные
предприниматели – объединяются для совместной предпринимательской деятельности с
целью получения доходов. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между
его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не
предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников.

Физические лица могут быть участниками полного товарищества только при наличии у них
статуса индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном порядке.

Участники полного товарищества должны выполнять определенные обязанности в


деятельности товарищества, предусмотренные учредительным договором. Договор является
единственным учредительным документом товарищества, устава у него нет. Соответственно
сумма вкладов участников формирует складочный капитал товарищества.

Не только само товарищество как коммерческая организация, но и его участники (полные


товарищи) солидарно несут ответственность по обязательствам товарищества своим
имуществом, а не только в пределах своих вкладов в складочный капитал.

Что касается ведения дел полного товарищества, т.е. осуществления его хозяйственной
деятельности, то все зависит от соответствующих положений учредительного договора.
Типичными можно считать два полярных решения:

– все участники товарищества ведут дела совместно;

– ведение дел поручается одному участнику.

При совместном ведении дел оперативность, гибкость принятия решений снижаются, т.к. для
совершения каждой сделки, независимо от ее суммы, потребуется согласие всех участников
товарищества. Если ведение дел поручается одному участнику, то ему должны
компенсироваться затраты на ведение дел товарищества. Порядок компенсации
предусматривается договором или отдельным соглашением участников. Точно так же любому
участнику должны компенсироваться понесенные им затраты при выполнении обязанностей,
возложенных на него условиями учредительного договора.

Товарищество на вере

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в


котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим
имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков
(коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в
пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности.

Исходя из этого определения можно сделать вывод, что участники товарищества на вере
разделяются на две группы: группа полных товарищей, которые самостоятельно ведут дела
товарищества и группа коммандитных товарищей, или вкладчиков, которые в дела
товарищества не лезут, а лишь вкладывают в него свое имущество. Коммандитные товарищи
при ликвидации товарищества получают не долю в нем, а лишь обратно свой вклад и
ответственность они несут исключительно своим вкладом. Данный институт был введен в
гражданское право в связи с тем, что иногда полным товариществам не хватало капиталов
для нормального ведения хозяйства, поэтому привлечение вкладчиков имело огромное
значение.

Права и обязанности первой группы товарищей – полных товарищей совпадают с


аналогичными участниками и в полном товариществе. Права и обязанности вкладчика
регулируются ст. 85 ГК РФ, они имеют право только получать часть прибыли товарищества,
причитающуюся на их долю в складочном капитале, знакомиться с годовыми отчетами и
балансами товарищества, по окончании финансового года выйти из товарищества и получить
свой вклад, передать свою долю в складочном капитале другому вкладчику или третьему
лицу. Т.е. прав у вкладчиков не много, но дополнительные права и обязанности могут
регулироваться учредительным договором товарищества на вере, который является
единственным его учредительным документом.

16. Правовое положение общества Предпринимательская деятельность граждан.


Правовое регулирование предпринимательской деятельности ведется по четырем основным
направлениям, которым корреспондируют четыре крупных блока нормативных актов.  Первый
блок определяет внутренние отношения в конкрет-ном субъекте предпринимательской
деятельности: порядок его уч-реждения, управления и самоуправления, организации труда.
Второй блок регулирует отношения по "вертикали": между субъектами предпринимательской
деятельности, с одной стороны, и органами государственной власти и органами местного
самоуправления, с другой, в том числе с законодательными (представи-тельными) и
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с
выборными и иными органами местного самоуправления. Третий блок опосредует отношения
субъектов предпринимательства по "диагонали", в частности с банками и иными кредитны-ми
организациями, органами по валютному регулированию и кон-тролю. Четвёртый блок,
последний по счету, но не по значимости, регулирует отношения субъектов
предпринимательской деятельности по "горизонтали" — со своими партнерами по
экономической деятельности: поставщиками, покупателями, перевозчиками, стра-ховщиками
и др. В регулировании предпринимательской деятельности, обеспечении экономических
реформ "задействованы" все отрасли права — государственное, административное,
финансовое, уголовное пра-во и др. Ведущей отраслью, ядром среди них является
предпринима-тельское право. Право каждого гражданина на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательства и иной не за-прещённой законом
деятельности закреплено ст. 34 Конституции РФ. Гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельно-стью без образования юридического лица с момента
государствен-ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для
приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен обладать
следующими общими признаками субъекта гражданского (и предпринимательского) права: а)
правоспособностью; б) гражданской дееспособностью; в) иметь имя (фамилия, собственно
имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая); г) иметь
место жительства (место, где гражданин проживает постоянно или преимущественно). Вопрос
о характере правоспособности индивидуального пред-принимателя в литературе остаётся
спорным. Одни авторы на осно-вании ст. 4 Закона РСФСР от 7 декабря 1991 года "О
регистрацион-ном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью, и порядке их регистрации" считают, что правоспособность предпринимателя
является специальной; другие, учитывая, что в ГК РФ отсутствуют особые правила,
касающиеся правоспо-собности граждан-предпринимателей, делают вывод о том, что ее
характер определяется на основе общих правил о правоспособности граждан, которая
является универсальной (общей) . С формально-юридической точки зрения следует
согласиться со второй группой авторов. Действительно, ст. 4 названного Закона РСФСР от 7
декабря 1991 года, ограничивающая правоспособность граждан-предпринимателей
установлением ее специального харак-тера, противоречит ст. 55 Конституции РФ и ст. 1
Гражданского ко-декса РФ, а потому не подлежит применению. Однако Кодекс не со-держит
специальной главы о гражданах-предпринимателях. По признаку дееспособности граждане
подразделяются на че-тыре группы: а) недееспособные — малолетние до шестилетнего
возраста, а также признанные судом страдающими психическими расстройствами, не
дающими возможность понимать значение своих действий или руководить ими. Они сами не
вправе совершать юридически значимые действия. Но сказанное вовсе не означает, что
принадле-жащее им имущество не может участвовать в гражданском обороте, быть объектом
предпринимательской деятельности. От имени детей сделки совершают их законные
представители — родители, усыно-вители или опекуны, а от имени страдающего психическим
рас-стройством — его опекун. При этом на акты распоряжения имуще-ством необходимо
предварительное разрешение органа опеки и по-печительства (ст. 37 ГК РФ); б) не полностью
дееспособные — малолетние в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет. Как пра-вило, сделки от имени малолетнего заключают его законные пред-
ставители с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ. Сам он может со-вершать лишь мелкие
бытовые и некоторые иные сделки, исчерпывающий перечень которых дан в законе (ст. 28 ГК
РФ). Несовершеннолетние с 14-летнего возраста вправе самостоятельно совершать в сфере
имущественных отношений значительно более ши-рокий круг акций, нежели малолетние. И
все другие сделки они так-же совершают от своего имени, но с письменного согласия своих
за-конных представителей (ст. 26 ГК РФ); в) ограниченно дееспособные — признанные судом
злоупотребляющими спиртными напитками или наркотическими средствами, чем ставят свою
семью в тяжелое материальное положение. Эти лица вправе совершать мелкие бытовые
сделки. Совершать дру-гие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и
распоряжаться ими они могут лишь с согласия попечителя. Такие граждане самостоятельно
несут имущественную ответственность по совершённым ими сделкам и за причиненный ими
вред; г) полностью дееспособные. Они вправе самостоятельно зани-маться любой
предпринимательской деятельностью. Такая дееcпo-coбность наступает в трех случаях: с
наступлением совершеннолетия — по достижении 18-летнего возраста; в случае, когда зако-
ном допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражда-нин, не достигший 18-
летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в
брак; в результате эман-сипации. Особенности статуса индивидуального предпринимателя,
дей-ствующего без образования юридического лица, по сравнению с об-щегражданской
правоспособностью гражданина заключаются в сле-дующем: Во-первых, этот статус
приобретается в результате (с момента) государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства признаётся
ин-дивидуальным предпринимателем. Такое хозяйство может быть соз-дано только одним
гражданином или совместно с членами семьи, либо партнёрами с целью производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. В соответствии со статьёй 257
ГК имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве
совместной собственности, если законом или дого-вором между ними не установлено иное. В
Постановлении Плену-мов ВС РФ и ВАС РФ от 28 февраля 1996 года указано, что кресть-
янское (фермерское) хозяйство не является юридическим лицом. Его глава признаётся
предпринимателем с момента государственной ре-гистрации хозяйства и, следовательно, к
предпринимательской дея-тельности последнего применяются правила ГК, которые регулиру-
ют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими ор-ганизациями, если иное
не вытекает из закона, иных правовых актов или сущности правоотношений. Поэтому споры с
участием главы крестьянского (фермерского) хозяйства подведомственны арбит-ражным
судам.  Крестьянское хозяйство подлежит регистрации в местном ор-гане самоуправления, в
ведении которого находится данный земель-ный участок. Индивидуальные предприниматели
могут вести производст-венную деятельность коллективно на основании договора простого
товарищества, в силу которого двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить
свои вклады и совместно действовать без об-разования юридического лица для извлечения
прибыли или дости-жения иной, не противоречащей закону цели (ст. 1041 ГК). Гражданин,
фактически занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает
в связи с занятием такой деятельностью статуса предпринимателя. В таких случаях согласно
Постановлению Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8, споры с участием граждан, в том числе
связанные с осуществле-нием ими предпринимательской деятельности, в соответствии со ст.
25 ГПК подведомственны суду общей юрисдикции. Однако суд при разрешении спора может
применить положения ГК об обязательст-вах, связанных с предпринимательской
деятельностью. Эти положе-ния содержатся в ст. 310, 315, 322, 401 ГК. Во-вторых, к
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют
деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не
вытекает из закона, актов Президента РФ и Правительства РФ или существа
правоотношения. В-третьих, иногда возникают сомнения по вопросу о том, вправе ли
индивидуальный предприниматель прибегать к найму ра-ботников. Право индивидуальных
предпринимателей заключать трудовые договоры (контракты) прямо вытекает из п. 3 ст. 25 ГК
РФ, согласно которому лица, работающие по трудовому договору (контракту), включаются в
число кредиторов индивидуального предпринимателя. Порядок заключения трудового
договора, изменения его ус-ловий и прекращения предусмотрен статьями 15—40 КЗоТ РФ.
Тру-довой договор (контракт) заключается, как правило, на неопреде-лённый срок, т.е. на
постоянную работу. Заключение срочных тру-довых договоров (контрактов) допускается как
исключение из обще-го правила. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной фор-
ме. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) и объ-является работнику под
расписку. Сторонами трудового договора в нашем случае являются индивидуальный
предприниматель и работ-ник. Трудовой договор составляется в двух экземплярах: один эк-
земпляр хранится у предпринимателя, другой вручается работнику. При заключении
трудового договора рекомендуется указывать обязательные условия: место работы
работника; его трудовую функ-цию; дату начала работы и дату ее окончания, если
заключается срочный трудовой договор; обязанности работодателя по обеспече-нию охраны
труда работника. Договор может содержать и дополнительные условия, конкре-тизирующие
обязательства сторон и устанавливаемые в договорном порядке. К числу дополнительных
можно отнести условия о совме-щении профессий (должностей), об оплате труда, о
продолжитель-ности дополнительного отпуска и т.д. Трудовые книжки являются основным
документом о трудовой деятельности работников. Они ведутся на всех работников, прорабо-
тавших у работодателя свыше 5 дней. Заполнение трудовой книжки впервые производится
работода-телем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на
работу. В трудовую книжку вносятся: сведения о работнике — фами-лия, имя, отчество, дата
рождения, образование, профессия, специ-альность; сведения о работе — прием на работу,
перевод на другую работу, увольнение; сведения о награждениях и поощрениях. Все
перечисленные выше записи вносятся в трудовую книжку после из-дания приказа
(распоряжения), но не позднее недельного срока, а при увольнении — в день увольнения. 
Требование о ведении трудовых книжек работодателем со-держится и в Законе РФ "О
занятости населения в Российской Феде-рации". В-четвертых, в отличие от граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, имущественные споры между ин-
дивидуальными предпринимателями либо между ними и юридическими лицами
подведомственны арбитражным судам. В-пятых, индивидуальный предприниматель, который
не в со-стоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им
предпринимательской деятельности, может быть признан по решению суда несостоятельным
(банкротом). В-шестых, требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае
признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества, на
которое может быть обращено взыскание. Требования удовлетворяются в порядке
очередности, установленной п. 3 ст. 25 ГК РФ. Перечень имущества граждан, включая
индивидуальных предпринимателей, на которое не может быть обращено взыскание,
устанавливается гражданским процессуальным законодательством.
17. Понятие, признаки и правосубъектность юридического лица.
1.Понятие и признаки юридического лица
Согласно ст. 48 ГК юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь
самостоятельный баланс или смету (ч. 1 ст. 48 ГК).
Юридическое лицо — субъект права, выступающий в гражданском обороте и в суде от своего
имени, который может иметь обособленное имущество и отвечать им по своим
обязательствам.
Признаки юридического лица:
· приобретение гражданских прав и обязанностей от своего имени как выражение единой воли
его участников вовне;
· имущественная обособленность, которая должна толковаться более широко, чем
обозначенная в ст. 48 ГК: имущество может принадлежать юридическому лицу не только на
вещном, но и исключительно на обязательственном праве (денежные средства на счете,
арендованное имущество), но при этом оно не перестанет быть полноценным субъектом
гражданского права;
· самостоятельная имущественная ответственность, отличная от ответственности его
участников, необходимой предпосылкой которой является обособленное имущество —
объект притязаний кредиторов;
· выступление в качестве истца и ответчика в суде.
2.Правосубъектность юридических лиц. Понятие и элементы.
2.1. Понятие правосубъектности юридического лица в законодательных актах.
Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у него качеств субъекта
права, т.е. правоспособности и дееспособности. В науке гражданского права принято
различать общую (универсальную) и специальную правоспособность. Общая
правоспособность означает возможность для субъекта права иметь любые гражданские
права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности. Именно
такой правоспособностью обладают граждане. Специальная правоспособность предполагает
наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям
его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах.
До недавнего времени юридические лица в России могли обладать лишь специальной
правоспособностью, что, несомненно, сдерживало развитие рыночных отношений.
Кодекс 1964 года (ст. 26) предусматривал, что юридические лица наделены гражданской
правоспособностью в соответствии с установленными целями их деятельности. В этом
выражался так называемый "принцип специальной правоспособности". Из него в силу ст. 50
того же Кодекса следовало, что "недействительна сделка, совершенная юридическим лицом в
противоречии с целями, указанными в его уставе...". Именно эта статья была использована в
свое время, когда суд признал недействительными договоры продажи компьютеров
различным организациям, поскольку в уставе кооператива продавца содержалось указание на
то, что цель его деятельности составляет удовлетворение потребностей граждан (не
юридических лиц).
Положение об акционерных обществах, утвержденное постановлением Совета Министров
РСФСР от 25 декабря 1990 года, полностью отказалось от указанного принципа, признав, что
"общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Деятельность
общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной
деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются
действительными" (п. 6 ст. 1 Положения).
Новый Гражданский Кодекс РФ 1994 года занял среднюю позицию в рассматриваемом
вопросе. ГК 1994 года наделил частные коммерческие организации общей
правоспособностью. В соответствии со ст. 49 принцип специальной правоспособности
действует в отношении только прямо указанных в нем видов юридических лиц. Все они могут
совершать только такие действия, которые соответствуют целям их деятельности,
предусмотренным в уставе или ином учредительном документе, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. Указанное требование распространяется на учреждения и иные
некоммерческие организации, а наряду с ними на отдельные коммерческие юридические лица
- унитарные предприятия и некоторые другие, прямо указанные в законе коммерческие
организации. И наоборот, хозяйственные товарищества и общества, а равно
производственные кооперативы, представляющие собой коммерческие организации,
построенные на началах членства, могут иметь гражданские права и обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Примером такого запрета может служить, содержащееся в п. 3 ст. 109 ГК, указание на то, что
"кооператив не вправе выпускать акции".
Было бы ошибочным полагать, что теперь правоспособность юридических лиц носит, по
общему правилу, универсальный характер. Анализ ст. 49 ГК показывает, что общим
принципом для всех юридических лиц, как и прежде, остается специальная правоспособность.
Универсальная же правоспособность носит характер исключения из общего правила (которое,
как известно, не может толковаться расширенно) и действует лишь в отношении
коммерческих негосударственных юридических лиц.
Этот вывод ничуть не колеблет даже тот факт, что ныне такие организации составляют
численное большинство в стране.
Сохранение специальной правоспособности за многими видами юридических лиц не только
оправдано, но и необходимо. Так, создавая некоммерческую организацию (учреждение, фонд
и т.д.), ее учредители, очевидно, преследуют вполне определенные социальные, культурные,
иные общеполезные цели. Освобождение такой организации от любых уставных ограничений,
предоставление ей полной свободы действий привело бы к игнорированию интересов
учредителей.
Аналогичным образом и государство, закрепляя за унитарным предприятием свое имущество,
заинтересовано в его использовании по определенному назначению в соответствии с тем
предметом деятельности, который определен уставом предприятия.
Учредители (участники) юридического лица, на которое не распространяются правила о
специальной правоспособности, могут вместе с тем сами, но непременно достаточно
определенно, ограничить его правоспособность путем соответствующего указания в
учредительных документах.
Например, в уставе акционерного общества, созданного для осуществления какой-либо
производственной деятельности, может быть предусмотрен прямой запрет на его участие в
различного рода биржевых или иных рисковых сделках. Различие в указанных ситуациях
(ограничение правоспособности в силу указаний закона или учредительных документов)
влечет за собой и различие в последствиях.
Заключенная государственным или муниципальным унитарным предприятием либо
некоммерческой организацией сделка, противоречащая целям, указанным в учредительных
документах, является в силу ст. 168 ничтожной, то есть недействительной, независимо от
решения суда, поскольку она не соответствует требованиям ст. 49 ГК.
В отличие от этого сделка, совершенная в нарушение самоограниченной правоспособности,
оспорима (то есть, недействительна только в силу судебного решения). Имеется в виду, что в
соответствии со ст. 173 может быть признана недействительной сделка, которая не
соответствует целям деятельности юридического лица, "определенно ограниченным в его
учредительных документах", по иску самого юридического лица, его учредителя (участника)
или государственного органа, осуществляющего надзор за деятельностью юридического
лица.
Однако такое решение допускается лишь при том непременном условии, если доказано, что
другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который приурочен к
его государственной регистрации (п.3 ст.49 и п.2 ст.51 ГК), и прекращается в момент
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (п.8 ст.63 ГК).
Объем правоспособности юридического лица определяется не только ее общим или
специальным характером. Юридическое лицо не может обладать такими правами, которые в
силу своей специфики могут принадлежать лишь гражданам. Осуществление некоторых
видов деятельности требует получения от государства специальных разрешений (лицензий).
Лицензирование теперь охватывает самый широкий круг видов деятельности, и среди них
такие, как банковская, биржевая, страховая, медицинская, строительная, транспортная,
общественное питание и др. Из изданных после вступления в силу соответствующей главы ГК
законодательных актов, посвященных лицензированию отдельных видов деятельности,
можно указать на законы:
от 25 января 1995 года "Об информации, информатизации и защите информации".
Организации, которые специализируются на формировании федеральных информационных
ресурсов и (или) информационных ресурсов совместного ведения на основе договора,
обязаны получить лицензию на этот вид деятельности в органах государственной власти.
от 20 января 1995 года "О связи". Деятельность физических и юридических лиц, связанная с
предоставлением услуг связи, осуществляется на основании должным образом полученной и
оформленной для этой цели лицензии; выдача, изменение условий или продление сроков
действия лицензий на право деятельности в области связи, а также прекращение действия
лицензий производятся Министерством связи Российской Федерации; лицензии или любые
предоставляемые ими права могут быть переданы полностью или частично одним
юридическим лицом другому юридическому лицу не иначе как после получения последним
новой лицензии.
от 8 февраля 1995 года "О недрах", измененный и дополненный. Права и обязанности
пользователя недр возникают с момента получения лицензии на пользование недрами;
лицензия предоставляется совместно органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и федеральным органом управления государственным фондом недр или его
территориальным подразделением, а в случаях, предусмотренных Законом, - федеральным
органом управления государственным фондом недр или его территориальным
подразделением; оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование недрами
осуществляются федеральным органом управления государственным фондом недр или его
территориальным подразделением.
Согласно ст. 6 Вводного закона, в отличие от всей части первой ГК, его четвертая глава,
посвященная юридическим лицам, вводится в действие со дня официального опубликования
Кодекса, то есть с 8 декабря 1994 года. Следовательно, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 24 декабря 1994 года Порядок ведения лицензионной деятельности в
той части, которая относится к перечислению подлежащих лицензированию видов
деятельности, не действует, поскольку, начиная с 8 декабря 1994 года перечень таких видов
деятельности в силу комментируемой статьи должен определяться только законом.
Нормы Положения, не связанные с определением видов лицензируемой деятельности,
обладают необходимой юридической силой. Так, в соответствии с Положением правовое
значение лицензии состоит в том, что она признается официальным документом, который
разрешает осуществление указанного в ней вида деятельности в течение установленного
срока, а также определяет условия осуществления этой деятельности.
Порядок ведения лицензионной деятельности определяет, кто и в каком порядке выдает
лицензии, содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче лицензии, ее
срок (он устанавливается в зависимости от вида деятельности, но не должен составлять
менее трех лет, кроме случаев, когда сам заявитель ходатайствует о выдаче лицензии на
более короткое время).
Держатель лицензии не вправе передавать ее. В случае ликвидации юридического лица
принадлежащая ему лицензия прекращает автоматически свое действие (допускается
переход лицензии лишь в установленном порядке и только в случаях реорганизации
юридического лица - держателя лицензии).
Установлены специальные правила относительно приостановления лицензии и ее досрочной
отмены.
Решения и действия органов, в компетенцию которых входит выдача лицензии, могут быть
обжалованы в установленном порядке в суде.
Все юридические лица независимо от того, распространяется на них принцип специальной
правоспособности или нет, могут быть ограничены в правах, но только в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Прежде всего, речь идет об ограничениях, которые исходят от
компетентных органов. Все те органы, которым предоставлено право выдачи лицензии, могут
отобрать ее либо заменить другой, сужающей в том или ином отношении возможность
осуществлять соответствующую деятельность и тем самым совершать связанные с нею
сделки.
Кроме того, законом могут быть установлены специальные ограничения правоспособности
для отдельных видов юридических лиц.
Применительно к юридическим лицам со специальной правоспособностью важно
разграничивать предмет их уставной деятельности и конкретные правомочия по
осуществлению этой деятельности. Так, торговля не входит в предмет уставной деятельности
религиозной организации. Однако право совершения сделок купли-продажи (к примеру,
культового инвентаря) у таких организаций не оспаривается, если это необходимо для
ведения их основной деятельности.
Таким образом, в сфере гражданского оборота конкретные полномочия организации
специальной правоспособностью могут быть шире предмета ее уставной деятельности.
Помимо указанных персональных ограничений правоспособности имеются ограничения
общего характера. Так, в частности, занятие отдельными видами деятельности разрешено
лишь определенным юридическим лицам и тем самым должно считаться запрещенным для
всех остальных участников гражданского оборота.
Примером может служить деятельность, которая составляет государственную монополию.
Соответствующий перечень был включен в Закон о предприятиях и предпринимательской
деятельности, который утратил силу с момента вступления в действие ГК.
Вместе с тем сохранили свою силу указания на исключительный характер определенных
видов деятельности, которые предусмотрены в ряде специальных актов (в частности,
имеются в виду законы о страховой, банковской, биржевой и некоторых других видах
деятельности).
Основанное на законе ограничение правоспособности может иметь и другую форму: когда в
соответствующем акте предусмотрено, какой именно деятельностью юридическое лицо
заниматься не может. Так, в Законе о страховании установлено, что предметом
непосредственной деятельности страховщика не может быть производственная, торговая,
предпринимательская и банковская деятельность.
Закон о банках запрещает им совершать операции по производству и торговле
материальными ценностями, а также по страхованию всех видов, за исключением
страхования валютных и кредиторских рисков. В соответствии с Законом о них биржи не могут
заниматься торговой, торгово-посреднической и иной деятельностью, непосредственно не
связанной с организацией биржевой торговли. Там же предусмотрено, что биржа не вправе
осуществлять вклады, приобретать доли (паи), акции предприятий, учреждений и
организаций, если указанные предприятия, учреждения и организации не ставят целью
осуществление биржевой деятельности.
Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходима не только
правоспособность, но и дееспособность. В отличие от граждан, у юридических лиц право- и
дееспособность возникают и прекращаются одновременно.
Наличие у юридического лица дееспособности означает, что оно своими собственными
действиями может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и
обязанности.
Деятельность юридического лица - это, естественно, деятельность людей, составляющих
организацию, ибо только люди способны к сознательным волевым действиям. Однако их роль
в осуществлении дееспособности юридического лица различна. Одни своими действиями
приобретают и создают для юридического лица права и обязанности, другие - способствуют
осуществлению уже приобретенных прав и выполнению обязанностей.
Приобретение и, отчасти, осуществление прав и обязанностей - прерогатива так называемого
органа юридического лица. Орган юридического лица - это правовой термин, обозначающий
лицо (единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), представляющих интересы
юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на то
уполномочий (без доверенности).
В соответствии со ст. 53 ГК именно через свои органы юридическое лицо приобретает
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Поэтому действия органов
рассматриваются как действия самого юридического лица.
Юридическое лицо может иметь как один орган (директор, правление и т.д.), так и несколько
одновременно (например, директор и дирекция, правление и председатель правления),
причем они могут быть и единоличными, и коллегиальными.
Органы могут назначаться, если у юридического лица единственный учредитель, или
избираться, если участников (учредителей) несколько. Статья 174 ГК впервые вводит общее
правило на случай совершения органом юридического лица сделок с превышением его
полномочий, установленных учредительными документами. Подобные сделки могут
признаваться недействительными, только в том случае, если другая сторона знала или
заведомо должна знать о таком правлении.
Гражданские права и обязанности для юридического лица могут приобретать его
представители, действующие на основе доверенности, выдаваемой органами юридического
лица.
Осуществление приобретенных органом или представителем юридического лица прав и
исполнение обязанностей (например, выполнение заключенных договоров), как правило,
невозможно без целенаправленной деятельности всего коллектива работников организации.
В той мере, в какой действия работников организации охватываются их служебными
обязанностями, такие действия так же рассматриваются как действия самого юридического
лица, за которое он несет ответственность (ст. 402 ГК).
3.Лицензирование деятельности юридических лиц
4.Органы юридических лиц
ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - часть юридического лица, которая формирует и выражает
его волю. Именно через свои органы юридическое лицо приобретает гражданские права и
принимает на себя гражданские обязанности. Состав органов и их компетенция определяются
законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а порядок назначения
(избрания) - законом и учредительными документами. Общие указания об О.ю.л. ГК РФ
конкретизирует применительно к отдельным видам юридических лиц. Так, установлено, что в
акционерном обществе высшим органом также является общее собрание акционеров, а
исполнительным, в зависимости от числа акционеров, либо коллегиальный (правление), либо
единоличный (директор, генеральный директор); если общество насчитывает более 50
членов, учреждается еще один орган -наблюдательный совет (ст. 103).
ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА- часть юридического лица, которая формирует и выражает
его волю в отношениях с другими лицами. Через свои органы юридическое лицо приобретает
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Состав органов и их
компетенция определяются законом, иными правовыми актами и учредительными
документами, а порядок назначения (избрания) - законом и учредительными документами. ГК
РФ применительно к отдельным видам юридических лиц устанавливает конкретный перечень
органов. Так, например, в соответствии со ст. 72 ГК в паяном товариществе дела ведутся
всеми участниками сообща, в товариществе на вере управление (ведение дел) осуществляют
только паяные товарищи (ст. 84 ГК), в обществах с ограниченной или с дополнительной
ответственностью создается высший орган - общее собрание участников, а тж. подчиненный
ему исполнительный орган - единоличный или коллегиальный (ст. 91 и ст. 95 ГК), в
акционерном обществе высшим органом тж. является общее собрание участников
(акционеров), а исполнительным, в зависимости от числа акционеров, либо коллегиальный
(правление), либо единоличный (директор, генеральный директор); а если общество
насчитывает более 50 членов, учреждается еще один орган - наблюдательный совет (ст. 103
ГК). В соответствии со ст. 110 ГК в производственном кооперативе, как и в других
корпорациях, высшим органом является общее собрание членов, а исполнительным органом
- правление и (или) его председатель. В отличие от корпоративных юридических
лицунитарные предприятия имеют только один, к тому же единоличный орган - руководителя
(ст. 113 ГК).
5.Классификация юридических лиц.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В настоящее время легальная классификация юридических лиц выступает на основании
сохранения своей юридической силы и значения в форме собственности, в рамках которой
создаётся и формируется юридическое лицо.
Классификация юридических лиц выделяет государственные юридические лица (право
государственной собственности), муниципальные и частные (право собственности граждан и
юридических лиц).
Следующим основанием классификация юридических лиц считает соотношение в правах
учредителей и самого юридического лица на имущество последнего п.2 ст.48ГК РФ.
Юридическое лицо можно определить как совокупность следующих признаков:
юридическое лицо имеет или может иметь имущество, обособленное от имущества его
участников
юридическое лицо обладает самостоятельной волей, которая может не совпадать с волей его
отдельных участников
юридическое лицо вправе совершать от своего имени сделки, т.е. участвовать в
имущественном обороте
юридическое лицо несёт самостоятельную ответственность по своим обязательствам
юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде
существование юридического лица является, в принципе, бессрочным и не зависит от состава
его участников
Во многом действие этих признаков лишь предполагается, а на практике законодательство
вносит свои особенности и исключения в их действия. Так, например, положение об
абсолютной самостоятельности юридического лица коммерческого характера во многом
ограничено предписаниями антимонопольного законодательства разных стран. Гражданский
кодекс Российской Федерации содержит прямую норму о солидарной ответственности
основного общества (товарищества) вместе с дочерним обществом по долгам последнего,
возникшим по сделке, заключённой дочерним обществом во исполнение обязательных
указаний основного.
Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере
(осуществлять её как гражданин - физическое лицо или же создать организацию -
юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все особенности законодательства,
определяющие положение юридических лиц вообще (в качестве субъектов гражданских прав
и обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных организационно-правовых форм
юридических лиц, то есть, изучить такой вопрос, как классификация юридических лиц. Такое
знание важно и для тех, кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом,
чтобы правильно определить его правовое положение, порядок и условия участия его в
коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо и/или участники
юридического лица будут нести по его обязательствам. Например, ответственность общества
с ограниченной ответственностью и акционерного общества ограничена по общему правилу
только принадлежащим им имуществом, между тем как в случае недостаточности имущества
для удовлетворения требований кредиторов у полного товарищества, товарищества на вере
и общества с дополнительной ответственностью по их долгам будут отвечать в соответствии
с положениями Гражданского кодекса их участники.
Гражданский кодекс, признавая юридические лица субъектами гражданских прав и
обязанностей, проводит общую дифференциацию юридических лиц на коммерческие и
некоммерческие. Классификация юридических лиц предусматривает деление организаций на
коммерческие и некоммерческие в зависимости от наличия при создании и деятельности
организации в качестве основной цели извлечение прибыли. При этом перечень
организационно-правовых форм коммерческих организаций, приведённый в Гражданском
кодексе, является исчерпывающим, что означает невозможность использования для ведения
предпринимательской деятельности какой-либо иной фирмы, кроме предусмотренных в
Кодексе.
6.Организационно-правовые формы юридических лиц.
Виды и организационно-правовые формы юридических лиц, которые могут быть
признаны малыми предприятиями.
Все юридические лица в соответствии с Гражданским кодексом РФ делятся на два вида:
коммерческие и некоммерческие организации. Статус малого предприятия могут приобрести
только коммерческие организации, то есть юридические лица, основная цель деятельности
которых — извлечение прибыли. В свою очередь, коммерческие организации могут
создаваться в различных организационно-правовых формах, а именно: хозяйственные
товарищества, общества, производственные кооперативы (артели). Поскольку в уставном
капитале малых предприятий доля государства не может превышать 25%, они не могут быть
созданы в форме государственных и муниципальных предприятий (в них доля государства
составляет 100%).
Хозяйственные товарищества. В Гражданском кодексе РФ закреплены две разновидности
товарищества: полное и коммандитное (товарищество на вере). Полным товариществом
признается коммерческая организация, участники которой (полные товарищи) в соответствии
с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим
им имуществом.

Вам также может понравиться