Вы находитесь на странице: 1из 20

Глава 2.

Наследование по закону отдельными категориями наследников

«Наследование по закону происходит, когда нет завещания, нет


наследственного договора или когда по таким сделкам передается только
часть имущества».1 Г.Ф. Шершеневич указывал, что законодатель при
определении очередей наследования руководствуется предполагаемой волей
наследодателя, располагая их в той очередности, которую, вероятно, избрал
бы и сам наследодатель. Стоит отметить, что термин «наследование по
закону» – достаточно условный, так как все виды наследования фактически
осуществляются на основании федерального законодательства.2
Следует указать, что наследниками по закону могут быть только
граждане, которые на момент смерти наследодателя находятся в живых, а
также те, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены уже
после открытия наследства.3
Гражданской Кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 1
марта 2002 г., определил 8 очередей наследников, расширив перечень, ранее
установленный в ГК РСФСР 1964 г. По общему правилу, в соответствии с
действующим законодательством, наследственное имущество делится
поровну между наследниками призываемой очереди. Единственным
исключением представляет собой наследование по праву представления,
когда в ситуации, если на момент открытия наследства одного из
наследников нет в живых, наследовать будут дети такого не дожившего
наследника. Однако право представления возможно только при призвании к
наследованию наследников первой-третьей очередей.

2.1 Наследование наследниками первой – седьмой очередей

1
Крашенинников П.В. Наследственное право стр 110
2
Раздел 5 части 3 ГК РФ
3
Краш там же
1
Как отмечает П.В. Крашенинников, на практике оказывается, что
подавляющее большинство наследников по закону – это наследники первой
очереди. Это связано с тем, что к этой очереди относится большинство
потенциальных наследников. Так, ст. 1142 ГК РФ устанавливает, что в
первую очередь наследуют дети, супруг и родители наследодателя, а внуки и
их потомки наследуют по праву представления.
1) Говоря о наследниках первой очереди следует рассмотреть
некоторые особенности их наследования.
Дети, которые были рождены в зарегистрированном браке, наследуют
после смерти каждого из родителей. Однако зачастую дети рождаются вне
брака, а в свидетельство о рождении не вносятся сведения об отце, тогда
ребенок наследует только после смерти матери, что несправедливо и
юридически неверно. Для того, чтобы у таких наследников была
возможность реализовать свои права, следует руководствоваться
нижеследующими положениями законодательства.
Во-первых, стоит учитывать, что дети, которые родились до издания
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лиц, с
которыми их мать не состояла в браке, но которое тем не менее было
записано в отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют
как от матери, так и от такого лица.
Во-вторых, можно установить отцовство лица, которое не состояло с
матерью в браке, путем подачи ими совместного заявления в орган ЗАГСа.
Отцовство также может быть установлено по заявлению отца с согласия
органа опека (а при его отсутствии – по решению суда) и попечительства в
случае смерти матери, лишения ее родительских прав, признания ее
недееспособной, невозможности установления ее местонахождения (ч. 3 ст.
48 СК РФ4).
В-третьих, если ребенок родился от лиц, которые не состояли в браке,
не имеется совместного заявления родителей или заявления отца ребенка, то
4
Семейный кодекс рф
2
имеется возможность у становить отцовство в судебном порядке в
соответствии со ст. 49 СК РФ.
В-четвертых, можно установить юридический факт признания
отцовства в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством в случае, если отец ребенка хотя и не состоял с матерью в
браке, но признавал себя его отцом.5
Кроме того, семейное законодательство устанавливает автоматическое
признание отцовства за мужчиной, который состоял в браке с матерью
ребенка на момент его рождения, или в случае рождения ребенка в течение
300 дней с момента развода с таким мужчиной (п. 2 ст. 48 СК РФ).
Также законодатель устанавливает (п.3 ст. 30 СК РФ) дополнительные
гарантии прав ребенка на случай признания брака между его родителями
недействительным – даже в таком случае ребенок обладает всеми правами
«законнорожденного», если он родился до признания брака
недействительным или в течение 300 дней со дня признания его
недействительным.
Лишение родительских прав одного из родителей также не влечет
последствий для наследования ребенком, он все еще сохраняет право на
получение наследства.
Отдельные правила существуют для усыновленных детей. Так, в
соответствии со ст. 137 СК РФ усыновленные дети и их потомки по
отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных
неимущественных и имущественных правах к родственникам по рождению.
При этом усыновленные дети утрачивают права наследования от своих
кровных родителей и родственников, кроме оговоренного в п. 3 ст. 137 СК
РФ случая усыновления ребенка одним лицом. Тогда его права и обязанности
могут быть со хранены по волеизъявлению матери в случае, если
усыновитель мужчина, или по волеизъявлению отца, если усыновитель
женщина. О таком сохранении связи с одним из родителей должно быть
5
Ст. 50 СК РФ
3
указано в решении суда об усыновлении. Однако если ребенок был
усыновлен уже после смерти родителей, то права на наследование им не
утрачиваются.6
Родители и усыновители наследуют в первой очереди независимо от их
трудоспособности и возраста. Однако в случае, если родители были лишены
родительских прав в отношении ребенка и не были восстановлены в них, то
они признаются недостойными наследниками. То же касается и родителей –
злостных уклонистов от исполнения родительских обязанностей (ст. 1117 ГК
РФ).
Особняком стоят случаи ограничения родительских прав, так как оно
возможно и по основаниях, не зависящим от воли или вины родителей,
например, в случае психического расстройства или стечения тяжелых
обстоятельств (ст. 73 СК РФ). Так как в данном случае отсутствует вина
родителей, то они не лишаются права наследования.
Если судом по основаниям, перечисленным в ст. 141 СК РФ,
производится отмена усыновления, то «взаимные права и обязанности между
усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются и
восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его кровных
родителей, если родители живы и передача им ребенка не противоречит его
интересам».7 Среди прекращаемых отменой усыновления прав находится и
право наследования.
Наследником первой очереди также является переживший супруг при
условии, что он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или
находился в фактических отношениях, факт которых установлен судом.
Однако фактические отношения могут быть признаны только между лицами,
отношения которых возникли до 8 июля 1944 г. и продолжались после 8
июля 1944 г. до смерти одного из супругов.

6
Крашенинников стр 114
7
Там же стр 115
4
Для наследственного права также важно различать расторжение брака
и его прекращение вследствие смерти одного из супругов, так как во втором
случае переживший супруг не утрачивает право наследования, даже если он
вступил в новый брак вскоре после смерти наследодателя.
Наследниками не являются лица (даже «добросовестный супруг»),
состоявшие в браке, признанном недействительным.
Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону,
если к моменту открытия наследства умер тот из их родителей, который
должен был наследовать. Такая ситуация называется наследованием по праву
представления. Внуки будут наследовать в равных долях ту часть наследства,
которая причиталась бы их родителю.8
Так, к примеру, если единственным наследником первой очереди у
Петра Ивановича была его дочь, которая умерла до открытия наследства, то к
наследованию будут призваны ее дети, то есть внуки Петра Ивановича. В
таком случае братья и сестры Петра Ивановича наследовать не будут, так как
внуки как наследники по праву представления «отстраняют» наследников
второй очереди, к которой относятся и братья, и сестры.
Если же, например, у Петра Ивановича было бы две дочери, только
одна из которых пережила бы отца, то к наследованию вместо второй были
бы призваны ее дети – внуки Петра Ивановича. Доли в данном случае были
бы неравными: одна из дочерей получила бы половину наследства, а вторую
половину в равных долях поделили бы между внуками (детьми второй
дочери).
2) Вторую очередь наследников представляют полнородные и
неполнородные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка с
обеих сторон.
Наследники второй очереди призываются к наследованию
исключительно в следующих случаях:
 не имеется наследников первой очереди;
8
Там же 115
5
 наследники первой очереди не приняли наследство;
 если в соответствии с завещанием все наследники первой
очереди были лишены наследства;
 если наследники первой очереди или наследники по завещанию
отказались от наследства в пользу наследников второй очереди.9
Для того, чтобы братья и сестры наследодателя могли быть призваны к
наследованию, они должны состоять в кровном родстве с наследодателем.
При этом для наследственного права не имеет значения, являются ли оба
родителя общими у таких братьев и сестер или только один. Так, к
наследованию призываются:
 родные братья и сестры, то есть имеющие двух общих родителей;
 неполнородные братья и сестры, к которым относятся:
единокровные и единоутробные братья и сестры. Первые имеют
общего отца, а вторые – общую мать.
Таким образом, мы видим, что к наследованию не призываются
сводные братья и сестры, так как они с наследодателем не имеют общих
родителей.
В случае призвания к наследованию наследников второй очереди в
виде братьев и сестер, однако кто-либо из них уже умер, то согласно п. 2 ст.
1143 ГК РФ наступает наследование по праву представления, которое
аналогично наследованию по праву представления в первой очереди. Тогда
племянники и племянницы получают в наследство в равных долях ту часть
наследства, которая полагалась бы по закону или наследству их родителю.
Аналогично братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам для попадания
во вторую очередь наследования нужно состоять в кровном родстве с
внуками.
3) Ст. 1145 ГК РФ указывает в качестве наследников третьей
очереди братьев и сестер родителей умершего, то есть дядей и теть

9
Там же 116
6
наследодателя. Вплоть до 2001 года такой нормы вообще не существовало и
упомянутые лица к наследованию не призывались.
Стоит указать, что указанная норма сохранила существующий общий
принцип призвания к наследованию, в соответствии с которым наследники
каждой последующей очереди призываются к наследованию только при
отсутствии наследников предшествующей очереди или непринятии ими
наследства. Однако закон дополнил этот принцип еще одним основанием
получения наследства, которое хотя и применялось на практике, но не было
отражено в законодательстве: наследники каждой последующей очереди
призываются к наследованию, если наследники предыдущих очередей были
лишены наследства завещанием.10
Так, наследники третьей очереди могут быть призваны к наследованию
в следующих ситуациях:
 Не имеется наследников первой и второй очередей;
 Наследники первой и второй очередей не приняли наследство;
 В соответствии с завещанием наследники первой и второй
очередей были лишены наследства;
 Если наследники первой или второй очереди отказались от
наследства в пользу наследников третьей очереди;
 Наследники по завещанию отказались от наследства в их пользу.
Опять же, как и во второй очереди, достаточно их родства с
наследодателем через одного родителя. Так, наследниками третьей очереди
могут быть лица, которые являются как полнородными братьями и сестрами
родителей наследодателя, так и неполнородные, то есть связанные с
родителем наследодателя через одного общего родителя.
В этой очереди так же, как и в прошлых, действует правило
наследования по представлению: дети дядей и теть (двоюродные братья и
сестры наследодателя) призываются к наследованию, если к моменту
открытия наследства уже нет в живых того из их родителей, который должен
10
Краш Там же 118
7
был бы быть наследником. Соответственно двоюродные братья и сестры в
качестве наследства получат поровну ту долю, которая полагалась бы их
родителю.
При этом стоит понимать, что по аналогии с уже обсуждавшимися
наследниками по представлению отказаться от наследства в пользу
двоюродных братьев и сестер можно только в случае, если к моменту
открытия наследства они сами уже обладают правом наследования либо по
закону, либо по завещанию.11
4) На основании п. 2 ст. 1144 ГК РФ в четвертую очередь
наследования входят прадедушки и прабабушки наследодателя. Как и
дедушки и бабушки они получили возможность наследовать только в 2001
году.
Аналогично третьей очереди здесь необходимо кровное родство с
правнуками-наследодателями.
В остальном все основания совпадают с третьей очередью
наследования.
5) Так же, как и наследники четвертой очереди, наследники пятой,
шестой и седьмой очередей, поименованные в п. 2 ч. 3 ст. 1145 ГК РФ, когда
нет наследников предшествующих очередей:
 в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой
степени родства - дети родных племянников и племянниц
наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и
сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и
бабушки);
 в качестве наследников шестой очереди родственники пятой
степени родства - дети двоюродных внуков и внучек
наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его
двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и

11
Краш 118
8
племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек
(двоюродные дяди и тети);
 в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются
пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Отдельное внимание стоит уделить седьмой очереди. Так, Пленум ВС
РФ в п. 29 Постановления № 912 указывает, что относящиеся к седьмой
очереди лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя
пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с
родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства
вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся
соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем
наследодателя. Однако если брак прекращен путем его расторжения, а также
признан недействительным, лица, относящиеся к седьмой очереди, к
наследованию не призываются.

Части про степень родства

2.2 Наследование нетрудоспособными иждивенцами


В действующей редакции ГК РФ относит к числу наследников по
закону нетрудоспособных лиц из состава семи очередей наследников по
закону, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его
смерти вне зависимости от того, проживали ли они вместе с ним или нет.
Если имеются другие наследники, то иждивенцы наследуют наравне с
наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.13
Стоит отдельно указать, что бывают также и граждане, которые не
относятся к семи очередям наследования по закону, однако ко дню открытия
наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти
12
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от
24.12.2020) «О судебной практике по делам о наследовании»;
13
Краш 121
9
находились на иждивении наследодателя, проживали вместе с ним. Такие
граждане, при наличии иных наследников по закону, наследуют вместе и на
равных стой очередью, которая призывается к наследованию (п. 2 ст. 1148 ГК
РФ).
Особенно важным в вопросах наследования является момент
окончания иждивения, если таковое имело место. Так, сколь долго бы лицо
не находилось на иждивении у наследодателя, если отношения иждивения
прекратились за год до открытия наследства, то такой бывший иждивенец
теряет право на наследство. Такой вывод был сделан в Определении
Судебной коллегии ВС РФ от 1 июля 1993 г. Иное существенное разъяснение
по вопросу дано в п. 31 Постановления ВС РФ № 9, в частности указывается,
что при определении наследственных прав в соответствии со ст.ст. 1148 и
1149 ГК РФ необходимо обратить внимание на нижеследующее:
1) к нетрудоспособным лицам относятся:
 несовершеннолетние лица в соответствии с п. 1 ст. 21
ГК РФ;
 граждане, достигшие возраста, дающего право на
установление трудовой пенсии по старости (п. 1 ст. 7
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне
зависимости от назначения им пенсии по старости. При
это к нетрудоспособным не относятся те лица, за
которыми сохранено право на досрочное получение
пенсии по старости;
 граждане, признанные инвалидами I-III групп, вне
зависимости от назначения им при этом пенсии;
2) нетрудоспособность определяется на день открытия наследства.
Так обстоятельства, определяющие нетрудоспособность, считаются
имеющими место в случаях, если:

10
 день наступления совершеннолетия гражданина
совпадает с днем открытия наследства или определяется
более поздней датой;
 день рождения лица, с которым связано достижение им
возраста, дающего право на получение пенсии по
старости, определяется датой более ранней, чем день
открытия наследства;
 инвалидность лица установлена с даты, совпадающей с
днем открытия наследства или предшествующей этому
дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с
днем открытия наследства, или до более поздней даты
(п. 12 и 13 Правил признания лица инвалидом,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом»);
3) находившимся на иждивении наследодателя может быть
признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его
смерти (даже при отсутствии родственных отношений) полное содержание
или такую регулярную помощь, которая была для него постоянным и
основным источником средств к существованию, независимо от получения
им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке
доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении,
следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и
других доходов нетрудоспособного.
Однако нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору
пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем –
плательщиком ренты (статья 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве
иждивенца наследодателя;
4) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц,
наследующих по праву представления, которые не призываются к
11
наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их
потомки при жизни своих родителей – наследников по закону первой
очереди), наследуют на основании п. 1 ст.6 и пункта 1 статьи 1148 ГК РФ, то
есть независимо от совместного проживания с наследодателем.
Совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти
является условием призвания к наследованию лишь нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст.1148 ГК РФ (из числа
граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142 – 1145
ГК РФ);
5) самостоятельное наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди
осуществляется, помимо случаев отсутствия других наследников по закону,
также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не
имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования в
соответствии со ст. 1117 ГК РФ, либо лишены наследства в соответствии с п.
1 ст. 1119 ГК РФ, либо никто из них не принял наследства, либо все они
отказались от наследства. По сути, когда не имеется иных наследников по
закону, нетрудоспособные иждивенцы и проживающие с наследодателем не
меньше года составляют восьмую очередь наследования по закону.
Исходя из вышесказанного можно свести классификацию к трем видам
легитимных статусов нетрудоспособного иждивенца наследодателя14:
 специального статуса такого иждивенца с признаками родства с
наследодателем, который, в сущности, приравнивается к статусу наследника
по закону второй и следующих очередей при соблюдении таких условий как
нетрудоспособность на день открытия наследства или иждивения у
наследодателя в течение года;

14
Удков А.И., Селезнев П.С. Особенности наследоания нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя // Образование и право. 2017. № 10. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nasledovaniya-netrudosposobnymi-izhdiventsami-
nasledodatelya (дата обращения: 28.02.2023).
12
 специального статуса иждивенца с признаками сожительства и
при отсутствии признаков родства, который аналогично уравнивается в
статусе с наследниками по закону первой и последующих очередей при
соблюдении следующих условий: нетрудоспособность на день открытия
наследства, иждивение в течение года и совместное проживание с
наследодателем;
 общего статуса нетрудоспособного иждивенца наследодателя
(без наличия признаков родства и сожительства), который уравнивается в
статусе с наследниками восьмой очередей.
Одновременно в п. 1 ст. 1149 ГК РФ установлен правовой механизм
обязательной доли нетрудоспособного иждивенца наследодателя и других
лиц, включающий:
 условия нетрудоспособности и иждивенчества лица у
наследодателя;
 условие призвания к наследованию вместе с наследниками по
закону согласно очередности наследования, согласно п. 1, 2 ст. 1148 ГК;
 общее правило получения нетрудоспособным иждивенцем
обязательной доли - получение вне зависимости от содержания завещания не
менее половины доли, которая причитается каждому такому иждивенцу в
рамках наследования по закону.
Из указанного следует, что п. 1 ст. 1148 ГК РФ устанавливает своего
рода минимум наследства для нетрудоспособного иждивенца вне
зависимости от содержания завещания.
Помимо этого, нетрудоспособные иждивенцы сохраняют право и на
невыплаченные наследодателю по каким-либо причинам денежные суммы,
предоставляемые гражданину в качестве средств к существованию (ст. 1183
ГК РФ).
Нормами указанной статьи устанавливается и порядок наследования
иждивенцем невыплаченных денежных средств. Так:

13
 денежные средства должны быть не выплачены наследодателю
при жизни по любой причине;
 перечень таких денежных средств включает заработную плату,
пенсию, стипендию, пособия по социальному страхованию, возмещение
вреда и иные;
 право получения невыплаченных средств имеют: члены семьи,
совместно проживающие с наследодателем, и нетрудоспособные иждивенцы.

2.3 Наследование выморочного имущества


2.3.1 Общие положения о наследовании выморочного имущества в
Российской Федерации
Несмотря на то, что после введения в ГК РФ положений, которые
устанавливают восемь очередей наследования, крайне маловероятной стала
ситуация полного отсутствия наследников, тем не менее периодически такие
проблемы возникают. В связи с этим в ст. 1151 ГК РФ вводится понятие
выморочного имущества, призванное разрешить ситуацию с отсутствием
наследников.
В тех случаях, когда не имеется наследников по закону и по
завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все
наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не
принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом
никто их них не указал, что отказывается в пользу другого наследника,
имущество умершего называется выморочным. По общему правилу такое
имущество переходит в собственность Российской Федерации. «С

14
определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в
десятую очередь наследников по закону», - писал П.В. Крашенинников.15
Однако из общего правила есть и исключения, к которым относятся
выморочные жилые помещения и земельные участки вместе с
расположенными на них зданиями, сооружениями или иными объектами
недвижимости либо доля в таких объектах. Если такие объекты находятся на
территории городского или сельского поселения, муниципального (в части
межселенных территорий), либо на территории городского округа, то они и
наследуются соответствующей административно-территориальной единицей
(ст. 1151 ГК РФ).
Если же выморочными становятся жилые помещения, то они
включаются в состав жилищного фонда социального использования для
предоставления нуждающимся в жилье гражданам в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации.16
Выморочное имущество переходит в собственность публичных
образований только в следующих случаях, когда:
 нет наследников;
 наследники не имеют права наследовать;
 наследники отстранены от наследования;
 никто из наследников не принял наследство;
 все наследники отказались от наследства без указания на
то, что они отказываются в пользу иного наследника.
Как указал Б.Б. Черепахин, нормы о выморочности отступают каждый
раз, когда появляется возможность и легальное основание для перехода
наследственного имущества к наследникам по закону или по завещанию17.
Стоит помнить, что даже если наследуют Российская Федерация, ее
субъекты или муниципальные образования, они, как и иные наследники,
15
Краш 125
16
Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / Под
ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. С. 224, 257.
17

15
несут ответственность по долгам наследодателя. Это особенно важно
учитывать, так как данное правило распространяется и на жилые помещения
и земельные участки: если в стоимости наследственной массы, которая
представляет собой выморочное имущество, земельный участок занимает
половину, то и половину долгов в пределах стоимости имущества забирает
на себя публичное образование. В ситуациях, когда наследство состоит
только из земельного участка и долга, то публичное образование, принимая
наследство, должно уплатить долг в пределах стоимости земельного участка.
Например, поселок Московка унаследовал в порядке п. 2 ст. 1151 ГК РФ
квартиру, которая была единственной собственностью наследодателя. При
этом у умершего гражданина был долг в размере 10 тыс. рублей. Так,
поселок Московка должен, приняв имущество в наследство, погасить долг.
В соответствии с ч. 3 ст. 1151 ГК РФ порядок наследования и передачи
выморочного имущества в собственность публичного образования должен
определяться законом, которого, однако, нет.
Важным отличием государства от иных наследников по закону
является то, что публичные образования представляют собой
принудительных наследников, так как они не должны совершать действий
для принятия наследства, что указано в п. 50 Постановления ВС РФ № 9.
Несмотря на наличие различных подходов к определению праву
государства на выморочное имущество в международной практике, такое
право в России является именно правом наследования. Так, С.И.
Перетерский, отстаивая указанную позицию, писал, что «переход к
государству выморочного имущества носит все черты наследственного
права. Этот переход: а) происходит в силу смерти лицо; б) распространяется
на все имущество умершего как единое целое (универсальный характер
правопреемства); в) связывается с ответственностью по долгам,
«обременяющим наследство»; г) считается совершившимся в момент
открытия наследства.18 Такой подход подтверждается и законодательными
18
Перетерский И.С., Крылов Б.С. Международное частное право. М., 1940. С. 170;
16
формулировками, в частности, п. 2 ст. 1151 ГК РФ «иное выморочное
имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность
РФ».

2.3.2 Сравнительно-правовые и международно-правовые аспекты


наследования выморочного имущества
Наличие иностранного элемента в наследственных отношениях делает
невероятно важным институт международного частного права. Такой
элемент может проявляться, например, в том, что наследодатель и
наследники живут в разных странах или являются гражданами различных
государств. Такие ситуации порождают коллизии через столкновение
материально-правовых норм различных стран, которые зачастую используют
различные правовые подходы к наследованию имущества.19
Институт выморочного имущества относится к тем, универсальный
подход к которым еще выработан международным частным правом.
Однако в современной юридической доктрине проблематика
выморочного имущества практически не затрагивается, что, возможно,
связано с сокращением количества такого имущества в принципе, даже при
отсутствии иностранного элемента. Такому положению дел
поспособствовали изменения в законодательстве, о которых мы писали
выше, и которые существенно расширяли круг возможных наследников.
Тем не менее проблематика выморочного имущества с иностранным
элементом иногда встает на практике, в связи с чем важно рассмотреть
коллизионное регулирование наследования выморочного имущества в праве
РФ.
Так, на основании п. 1 ст. 1224 ГК РФ по общему правилу к
отношениям по наследованию должно применяться право страны, в которой

19
Азаревич Е.В., Каганер Л.М. Выморочное имущество в международном частном
праве // Юридическая наука. 2021, № 7. Электронный доступ, URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vymorochnoe-imuschestvo-v-mezhdunarodnom-chastnom-prave
(дата обращения: 09.02.2023).
17
наследодатель имел последнее место жительства. При этом абз. 2 п. 1 ст.
1224 ГК РФ устанавливает, что недвижимое имущество наследуется в
соответствии с правом страны, где оно располагается, а если оно внесено в
государственный реестр РФ, то по российскому праву.
Исходя из подхода российского законодательства можно сделать
вывод, что РФ придерживается системы расщепления – использование
различного права для регулирования наследования движимого и
недвижимого имущества.20 Для движимого имущества используется привязка
к месту последнего жительства наследодателя, а для недвижимого – место
его (имущества) нахождения. Отдельных коллизионных норм для
выморочного имущества в отечественном законодательстве не имеется.
Унифицированное международное частное право разрешает вопросы
наследования выморочного имущества посредством Минской конвенции
1993 года и Кишиневской конвенции 2002 года. В соответствии со ст. 46
Минской конвенции, «если по законодательству Договаривающейся
Стороны, подлежащему применению при наследовании, наследником
является государство, то движимое наследственное имущество переходит
Договаривающейся стороне, гражданином которой является наследодатель в
момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит
Договаривающейся стороне, на территории которой оно находится». 21
Аналогичные правила наследования установлены и в Кишиневской
конвенции. Такие нормы не являются коллизионными, так как они не
отсылают к праву конкретной страны, а определяют правила распределения
наследственной массы между странами-участницами конвенций.22
Процитированная выше норма Минский конвенции по сути исключает
возможность применения национальных коллизионных норм, в частности, ст.

20
Там же
21
Конвенция бла бла
22
Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. - М.: Спарк, 2002. Т. 2.
Международное частное право: Особенная часть. 2002. С. 714;
18
1224 ГК РФ, так как в ней речь идет о привязке к месту жительства
наследодателя, а не к его гражданству.
Некоторые ученые критикуют такой подход23, и с ними нельзя не
согласиться, так как коллизионная привязка к гражданству лица зачастую не
в состоянии учесть глубину связей лица с тем или иным правопорядком,
даже если он не является его гражданином. Отдельным моментом для
критики является неурегулированность при таком подходе вопроса о
наследовании имущества лица, которое имеет два и более гражданства.
Проблема судьбы выморочного имущества в мире разрешается через
две основные концепции определения принадлежности выморочного
имущества.24
Говоря о первой системе, К.К. Гасанов определял ее как «титул
наследования, которым опосредуется переход к государству права
собственности на выморочное имущество, присуще России, Италии, Испании
и другим странам».25 Вторая же система подразумевает, что бесхозное
имущество переходит к государству на праве оккупации. Такая система
используется в Англии, Бельгии, Греции, США, Франции. Разница в том, что
во второй системе государство не является наследником имущество, оно
просто оккупирует имущество, которое осталось без собственника.26
Несмотря на кажущуюся исключительно теоретическую разницу
между указанными концепциями, она имеет огромное практическое
значение. Так, государство, которое получило выморочное имущество по
праву оккупации, по логике не должно нести ответственность по долгам
наследодателя, так как, по сути, оно лишь присвоило бесхозяйное
имущество, однако большинство правопорядков все же законодательно
закрепляет необходимость очищения имущества от долгов и обязательств

23
Азаревич Е.В., Каганер Л.М. Указ. соч.
24
[1, с. 264].
25
1, с. 265].
26
Материалы шестнадцатой сессии (1988 г.) Наследование имущества, применимое
право. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.hcch.net/es/publications-and-
studies/details4/?pid=929. Дата обращения:1 марта 2023 года;
19
наследодателя. В то же время государство-наследник, как и все иные
наследники, автоматически получает вместе с имуществом все долги и
обязательства наследодателя. Как мы видим, когда дело касается
урегулирования вопросов наследования во внутренних отношениях стран, то
большинство правопорядков сводит обе концепции к единому результату,
что, на наш взгляд, является единственным справедливым исходом.
Однако во внешних отношениях проявляются различия двух
концепций. Так, государство, приобретающее имущество по теории
оккупации, получает имущество, находящееся на его территории, но
отказывается от всех активов, расположенных за рубежом. Одновременно,
если применение коллизионной нормы приведет к применению материально
права государства, полагающего себя наследником, то такое государство
будет требовать осуществления своего права на наследуемое имущество вне
зависимости от места его нахождения и будет вынуждено считаться с
аналогичными притязаниями и иных государств.
Как верно указывают Е.В. Азаревич и Л.М. Каганер 27, существование
двух различных концепций отношения к выморочному имуществу
потенциально порождает две спорные ситуации: «Первая – когда на
имущество претендует и государство, на территории которого находится
имущество, и государство, выступающее в качестве законного наследника.
Второй случай – когда государство А., придерживающееся концепции
законного наследника, является юрисдикцией, где располагаются активы
умершего, и назначает в качестве конечного наследника государство у Б. –
последователя теории оккупации. Возникает положение, когда ни одно из
государств не претендует на право».

27

20

Вам также может понравиться