Вы находитесь на странице: 1из 10

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигацииПерейти к поиску


У этого термина существуют и другие значения, см. Право (значения).
Эта статья о фундаментальной системе юридических отношений в обществе; о праве
как мере возможного поведения см. Субъективное право.
Не следует путать с правами человека.

Фемида — древнегреческая богиня правосудия, символизирующая ценности права: сама Фемида —


закон; весы — справедливость; меч — наказание; повязка на глазах — беспристрастность.

Пра́во — понятие юриспруденции, один из видов регуляторов общественных отношений;


система общеобязательных, формально-определённых, принимаемых в установленном
порядке гарантированных государством правил поведения, которые регулируют
общественные отношения.
Конкретное определение права зависит от типа правопонимания, которого придерживается
тот или иной учёный (то есть его представлений о праве). В то же время определения
различных школ позволяют наиболее полно представить право. Поэтому для развития
правовой науки особенно важен плюрализм, которого не всегда удаётся добиться в силу
традиционной близости этой отрасли знаний к государственной власти.
В некоторых определениях или контекстах право может сливаться с системой
права (объективным правом или просто с законодательством), либо с правовой системой[1].
При этом право как система права находит выражение в источниках права , её правовое
содержание определяется нормами права . Когда же говорится о праве как о правовой
системе, помимо системы права обычно подразумеваются и другие правовые
явления: правовая культура, правосознание и правореализация.

Содержание

 1Признаки права
 2Представления о праве и понятия права
o 2.1Позитивистское правопонимание
o
2.2Правопонимание философско-правовых школ
 2.2.1Естественно-правовая школа
 2.2.2Либертарно-юридическая школа
o 2.3Представление о праве на Дальнем Востоке
 3Концепции происхождения права
o 3.1Власть и социальные нормы в первобытном обществе
o 3.2Теории происхождения права
 4Норма права
 5Источники права
o 5.1Систематизация нормативных актов
 6Правовая система
o 6.1Система права
 6.1.1Частное и публичное право
 6.1.2Материальное и процессуальное право
 6.1.3Национальное и международное право
o 6.2Правовая культура и правосознание
o 6.3Правовая практика
 7Классификация правовых систем
o 7.1Романо-германская правовая семья
o 7.2Англосаксонская правовая семья
o 7.3Религиозные правовые семьи
o 7.4Традиционная правовая семья
 8Правовые системы по государствам
o 8.1Исторические
 8.1.1Римское право
 8.1.2Инкское право
o 8.2Современные
 8.2.1Правовая система Российской Федерации
 8.2.2Правовая система США
 8.2.3Правовая система Великобритании
 8.2.4Правовая система Германии
 8.2.5Правовая система Франции
 9Международное право
 10Правовые науки
o 10.1Теоретические и философские юридические науки
o 10.2Отраслевые юридические науки
 10.2.1Конституционное право
 10.2.2Административное право
 10.2.3Гражданское право
 10.2.4Уголовное право
o 10.3Прикладные юридические науки
 11Принципы правового государства
o 11.1Права человека
o 11.2Разделение властей
o 11.3Правосудие
o 11.4Гражданское общество
 12См. также
 13Примечания
 14Литература

Признаки права[править | править код]


Различные учёные выделяют следующие наиболее распространенные признаки права [2][3][4][5]:

 Нормативность (устанавливает правила поведения общего характера);


 Общеобязательность (действие распространяется на всех, либо на большой
круг субъектов);

 Гарантированность государством (подкреплено мерами государственного принуждения.


Этот признак также интерпретируется как государственно-волевой характер права. То
есть право — это проявление воли государства, так как в нём определяется
будущее поведение личности, организации, с его помощью реализуются субъективные
интересы и потребности, достигаются различные цели);

 Интеллектуально-волевой характер (право выражает волю и сознание людей);

 Формальная определённость (нормы права выражены в официальной форме);

 Системность (право — это внутренне согласованный, упорядоченный организм).

Представления о праве и понятия права[править | править код]


Основная статья: Правопонимание
В многотысячелетней истории юриспруденции не раз указывалось, что в вопросах о праве
следует избегать универсальных определений [6], единого мнения на счёт общепризнанного
определения права не существует и в современной науке[7][8].
В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указывалось:
Право есть совокупность правил (норм), определяющих обязательные взаимные
отношения людей в обществе; это определение права указывает лишь общие
очертания его содержания, между тем, вопрос о существе права, его
происхождении и основах до сих пор остаётся одной из нерешённых в науке
проблем[9].
В Большой советской энциклопедии было представлено классическое для марксистско-
ленинского правоведения определение (нормативно-позитивистская позиция):
Право — это совокупность установленных или санкционированных государством
общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается
мерами государственного воздействия[10].
Либертарно-юридическая концепция:
Право — это единство равной для всех нормы и меры свободы и справедливости [11].
Вместе с тем, определение праву можно дать при помощи формально-
юридического метода, посредством перечисления в совокупности всех его
основных признаков.
Конкретное определение права зависит от типа правопонимания, которого
придерживается тот или иной учёный, представляющий определённую правовую
школу, их представления позволяют наиболее полно раскрыть сущность права.
Чтобы систематизировать представления различных учёных о существе права
(правопонимание разных учёных), составляются классификации правопониманий
и понятий, при этом последние создаются в рамках этих правопониманий.
Большая часть этих классификаций заключается в делении правопонимания на
позитивистское и философско-правовое. В. А. Четвернин называет их как
потестарное и непотестарное[12], О. Э. Лейст как правопонимание нормативистской
и нравственной школы права[13], В. С. Нерсесянц как легистское и юридическое
правопонимание[14].
Позитивистское правопонимание[править | править код]
Для позитивистов правом являются принудительные нормы, которые
устанавливаются властью, имеющей возможность обеспечить их выполнение.
Именно принудительность этих норм, а не их особое содержание является
сущностным признаком права по мнению позитивистов[15][16].
С позиции позитивистов, право — это система формально-определённых,
установленных либо санкционированных государством общеобязательных правил
поведения (норм права), регулирующих общественные отношения,
обеспечиваемых возможностью государственного принуждения.
Так, например, Марксистская школа говорит о возведённой в закон воле
господствующего класса и вместе с тем о совокупности правовых норм. Согласно
данному подходу право представляет собой продукт деятельности государства,
устанавливаемый государственной властью и охраняемый силой
государственного принуждения, право и закон (точнее, право и его источник,
форма) для позитивистов по сути одно и то же[17].

Томас Гоббс, английский учёный Эпохи Просвещения

С точки зрения позитивистов властная принудительность является единственной


отличительной особенностью права[18]. Показательным тут является
высказывание Томаса Гоббса: «Правовая сила закона состоит только в том, что он
является приказанием суверена» [19]. Подобные представления в XIX
веке развивали Д. Остин[20][21], Ш. Амос[en][22], Г. Ф. Шершеневич[23].
Правопонимание философско-правовых школ[править | править
код]
Для философско-правовых школ право обладает самостоятельной сущностью.
Соответственно, о социальной норме (например, содержащейся в законе) можно
сказать, что данная норма является правовой или неправовой в зависимости от её
соответствия принципам права.

Аристотеля часто называют отцом естественного права

В естественно-правовых учениях неправовыми являются те нормы, которые


противоречат надпозитивным, естественным правам человека [24]. В
российской либертарно-юридической школе (Нерсесянц В. С., Четвернин В. А.)
неправовыми принято считать те нормы, которые нарушают принцип формального
равенства — равенства всех людей в правосубъектности.
Школами, следующими философско-правовому правопониманию, право
рассматривается как форма общественного сознания[25].
Для таких правовых школ характерна та или иная версия различия права и закона
(права и формы, источника права). При этом под правом имеется в виду нечто
объективное, не зависящее от воли, усмотрения или произвола власти.
Учитывая, что права человека признаны большинством современных правовых
систем, можно говорить о преобладании философско-правового подхода в
официальных представлениях о природе права.
В свете доктрины натуралистической юриспруденции, предложенной украинским
учёным-правоведом А. Н. Костенко, право — это природные законы социальной
жизни людей, воплощённые в законодательстве и правовой культуре людей. Чем
полнее эти законы воплощены в законодательстве и правовой культуре людей в
данном обществе, тем совершеннее право данного общества [26]. Основываясь на
идее социального натурализма, учёный развивает социально-натуралистическую
доктрину правопонимания. В соответствии с этой доктриной если
законодательство и правовая культура людей не отражают надлежащим образом
природные законы общественной жизни людей, то имеет место псевдоправо.
Одной из форм псевдоправа является так называемый правовой волюнтаризм.
Как показывает исторический опыт, средством противодействия правовому
волюнтаризму является натуралистическая юриспруденция, в частности,
идеология природного (естественного) права. Право определяет правопорядок в
обществе: если имеет место псевдоправо, то есть правовой волюнтаризм, то
соответственно в обществе будет иметь место и псевдоправовой порядок
(например, при тоталитаризме).
В рамках философско-правовых правопониманий среди прочих существуют
естественно-правовой и либертарно-юридический подходы.
Естественно-правовая школа[править | править код]
Основные статьи: Естественное право и Права человека
С точки зрения естественно-правового подхода, помимо права, создаваемого
государством, существует ещё некое «естественное право», имеющее бо́льшую
силу, чем позитивное[27]. Под ним понимаются представления о справедливости и
общем благе, в частности — это право на жизнь, на свободу, собственность,
равенство и т. д.
Либертарно-юридическая школа[править | править код]
Основная статья: Либертарно-юридическая теория права и государства
Разработчиком либертарно-юридического подхода
является академик РАН В. С. Нерсесянц[11]. Согласно данному подходу под правом
понимается нормативное выражение принципа формального равенства, который,
в свою очередь, включает единство трёх компонентов: равной для всех нормы и
меры, свободы и справедливости. Современным оригинальным разработчиком
либертарно-юридической теории является профессор Высшей школы
экономики В. А. Четвернин[12].
Представление о праве на Дальнем Востоке[править | править код]
Отношение стран Дальнего Востока к системе права воплощается в утверждении
«право хорошо для варваров». Например, в Китае существует представление о
праве как об орудии произвола, которое разрушает естественный ход вещей.
Уважаемый китаец может не считать право чем-то значительным и может вообще
не думать о нём, так как его добропорядочный образ жизни не должен приводить к
взаимодействию с правосудием. В различных ситуациях человек должен
стараться достичь гармонии с другими неформальным образом, в том числе через
посредничество, а не ориентироваться на юридические процедуры. Законы могут
выступать как устрашающий или другой метод для закоренелых преступников,
людей с аморальным поведением и иностранцев, не понимающих китайскую
культуру, но в любом случае они рассматриваются как документы, которые не
должны применяться. К тем людям, которые ориентируются на законы и не
замечают правил хорошего поведения и приличий, китайцы «не испытывают
ничего, кроме презрения». В целом, как отмечает кандидат юридических наук
С. В. Шанхаев, «китайский народ прекрасно обходится и без права», не
интересуется правовой системой и старается не участвовать в правосудии [28].
Япония переняла европейскую модель права, но сами японцы так же редко
участвуют в правосудии, как и ранее. При этом японские суды стремятся привести
стороны к мировому соглашению и используют особый метод правоприменения,
заключающийся в уклонении от правоприменения [29].

Концепции происхождения права[править | править код]


Основная статья: Теории происхождения государства и права
Власть и социальные нормы в первобытном
обществе[править | править код]
Основная статья: Власть и социальные нормы в первобытном обществе
Первые формы институтов власти и первые общеобязательные нормы поведения
сформировались уже на первобытной стадии развития общества. Для этого
периода характерно отсутствие политической власти
и государственных институтов. Социальные нормы в этот период носят
характер обычаев, традиций, обрядов и табу. В науке вопрос о том, можно ли
считать данные социальные нормы правом или протоправом, является
дискуссионным[30].
Теории происхождения права[править | править код]

Представитель теологической теории права Фома Аквинский

 Теологическая теория: Законы существуют вечно, ибо являются


Божественным даром. Они определяют порядок жизни в соответствии с
идеалами добра и справедливости, дарованной свыше.
 Теория естественного права: Человек от рождения и природы обладает
неотъемлемыми естественными правами (право на жизнь, свободу,
равенство), которые нельзя отменить, изменить. Законы соответствуют
нравственным установкам людей и не могут существовать без них.
 Психологическая теория: Право есть результат человеческих переживаний.
Законы государства зависят от психологии людей.
 Историческая школа: Потребности разрешить противоречия жизни приводят
к появлению права, способного уладить конфликт и установить порядок в
поведении людей. Право первоначально возникает в сознании человека, а
затем фиксируется в законах. Правовые нормы способны изменяться, так как
меняется сама жизнь, которую они регулируют.
 Нормативистская теория: Государство диктует людям модель поведения.
Право исходит от государства и является системой норм, построенных в виде
пирамиды.
 Позитивистская теория: Право порождено противоречиями жизни,
конфликтами, в результате которых победу одерживает сильнейший. Он
диктует свои правила «игры» и устанавливает свой порядок. Ему подчиняются
побеждённые.
 Марксистская теория: Право связано с государством и зависит от социально-
экономических факторов общества.
 Аксиологическая теория права: Правовые нормы отражают базовые
ценности общества и сами становятся присущими обществу ценностями. При
этом категория «ценность» не может быть абстрагирована от личности, от
человеческого фактора. Деятельностное осмысление права как феномена
культуры неразрывно связано о понятиями «потребность», «интерес»,
«свобода», «равенство», «справедливость»[31].
 Примирительная теория: Право является результатом компромисса
различных противоборствующих сторон в обществе (зародилось не внутри
одного рода, а между различными родами, которые всегда конфликтовали
между собой). Данная теория очень популярна в доктрине западных стран [32].
 Регулятивная теория: Право образовалось с момента, когда у общества
возникла потребность по упорядочиванию своих отношений, необходимого
для единства государства[33].

Норма права[править | править код]


Основная статья: Норма права
Норма права регулирует конкретный вид общественных отношений, содержит
установленные или санкционированные государством правила поведения,
общеобязательные в пределах сферы своего действия, обеспеченные
принудительной силой государства и отражённые в источнике права[34].
Признаки правовой нормы[35]:

 Норма права — правило общего характера, имеет неперсонифицированный


характер, обращено ко всему населению или к группе лиц, объединённых
одним признаком (например, пенсионерам).
 Норма права всегда обращена в будущее и рассчитана на многократное
применение.
 Норма права имеет определённую внутреннюю структуру.
Структура правовой нормы[36]:

 Гипотеза (если…) — элемент юридической нормы, который указывает на


условие, при котором эта норма должна осуществляться и на кого
распространяется (адресаты, юридические факты).
 Диспозиция (то…) — элемент юридической нормы, который указывает на
правило поведения, каким может и каким должно быть это поведение,
которому должны следовать участники правоотношений (субъективные
права и обязанности адресатов).
 Санкция (иначе…) — элемент юридической нормы, который содержит
описание неблагоприятных последствий для правонарушителя, мер
государственного принуждения, наказания (меры юридической
ответственности).
Все нормы права в совокупности составляют систему права, а регулирующие
определённый круг общественных отношений — отрасль права. Внутри отраслей
нормы также группируются в правовые институты.

Источники права[править | править код]


Основная статья: Источник права
Как правило, под термином «источник права» понимается та внешняя форма, в
которой выражается объективное право (совокупность всех норм права, система
права). В этом смысле источниками права являются: нормативный договор,
правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-правовые акты и правовая
доктрина[37].

 Правовой обычай — исторически сложившееся правило поведения,


включённое государством в систему правовых норм и признаваемое
источником права. Вместе правовые обычаи образуют обычное право. В
России обычаи в качестве источников права официально признаются в первую
очередь в сфере гражданского права, где действуют так называемые «обычаи
делового оборота». Несмотря на прямое указание правоприменения обычая
делового оборота в Гражданском кодексе, многие авторы (Диаконов В. В.[38]
[неавторитетный источник?]
, Сергеев А. П., Толстой Ю. К.[39] и др.) не относят его к
источникам права.

 Нормативный договор — представляет собой соглашение (как правило, хотя


бы одной из сторон в котором выступает государство или его часть), из
которого вытекают общеобязательные правила поведения (нормы права).
Нормативный договор может быть международным, либо же это может быть
договор в рамках одного государства, например, между федерацией и
её субъектами.

 Судебный прецедент — решение определённого суда по конкретному делу,


устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы. В
качестве источника права прецедент доминирует в системах общего права.

 Правовая доктрина — то есть научные работы на правовую тематику. Она


может становиться источником права, если санкционируется государством.
Некоторое время правовая доктрина имела большое значение в качестве
источника права в системе римского права[40].

 Нормативно-правовой акт — документ, принимаемый уполномоченным


государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий
нормы права. Нормативно-правовой акт в России (а также во многих других
правовых системах, относящихся к романо-германской семье права) является
основным, доминирующим источником права[41]. Нормативные правовые акты
принимаются только уполномоченными государственными органами, имеют
определённый вид и облекаются в документарную форму. В России и ряде
других стран существует деление нормативно-правовых актов
на законы и подзаконные акты, при этом первые обычно
принимаются законодательной ветвью власти, а вторые — исполнительной.
Систематизация нормативных актов[править | править код]
Страница оригинального издания Кодекса Наполеона: первой из западноевропейских
кодификаций гражданского права.

Основные статьи: Систематизация нормативных актов и Кодификация


Систематизация нормативных актов — деятельность по внутреннему и внешнему
упорядочению нормативных актов. Её видами являются[42]:

 инкорпорация (объединение нормативных актов по отраслям права, в


хронологическом, алфавитном или другом порядке без обновления их
содержания);
 консолидация (унификация нормативных актов, устранение их
множественности, что достигается путём создания крупных однородных
блоков в структуре законодательства);
 кодификация (создание нового, систематизирующего правового акта).
Кодексы широко распространены в странах романо-германской правовой семьи.

Правовая система[править | править код]


Основная статья: Правовая система
Правовой системой называют совокупность системы права, правосознания
и правовой практики (правореализации). Понятие правовой системы часто
используется, чтобы обозначить всё связанное с правом в определённой стране,
охарактеризовать историко-правовые и культурные отличия права разных
государств и народов[43].
Правовую систему не следует путать с системой права, которая является лишь
частью правовой системы.
Система права[править | править код]
Основная статья: Система права
Система права — совокупность норм, институтов и отраслей права в их
взаимосвязи.
Система права включает в себя четыре компонента:

 Отрасль права — совокупность норм права, регулирующих качественно


однородную группу общественных отношений, она характеризуется
своеобразием предмета и метода правового регулирования (по этим
критериям отличают одну отрасль права от другой);
 Подотрасль (суботрасль) права — совокупность нескольких близких по
характеру правовых институтов. Например, в составе гражданского
права выделяют авторское, жилищное, патентное право, в
составе финансового права выделяется подотрасль налогового права;
 Правовой институт — представляет собой группу норм права, регулирующих
типичные общественные отношения и в силу этого приобретающих
относительную самостоятельность и устойчивость функционирования. Чаще
всего регулирует определенный вид общественных отношений, причем это
регулирование имеет достаточно законченный характер.
o Отраслевой правовой институт — объединяет нормы внутри
конкретной отрасли, например, институты дарения, наследования в
гражданском праве, институт президентства в конституционном праве и
др.
o Межотраслевой правовой институт — к нему принадлежат институты,
которые регулируют общественные отношения, относящиеся к двум или
более отраслям права, например, институт собственности, юридической
ответственности, институт договора и пр.
 Норма права
Частное и публичное право[править | править код]
Основные статьи: Частное право и Публичное право
Деление на частное и публичное право осуществляется по критерию того, чьи
интересы затрагивают регулируемые нормой отношения — индивидуальные или
общественные. Такое деление в праве присуще только романо-германской
системе и восходит истоками к римскому праву[44].
Частное право — регулирует отношения, возникающие на началах автономии и
равенства сторон между какими-либо частными субъектами (индивидуумами,
коллективами, организациями и др.).
Публичное право — регулирует властные отношения на началах подчинения,
которые затрагивают интересы общества в целом. Как правило одним из
субъектов таких отношения является государство, поэтому стороны здесь
изначально находятся не в равном положении.
Материальное и процессуальное право[править | править код]
В системе права различают материальные и процессуальные отрасли права.
Материальное право — совокупность норм системы права,
непосредственно регулирующих общественные отношения и
совокупность отраслей права, в которых основной упор делается на
установление прав и обязанностей субъектов.
Процессуальное право — совокупность норм правовой системы, регулирующих
порядок реализации норм материального права. В частности,
регулируют общественные отношения, возникающие
при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении дел в
порядке уголовного, гражданского, административного и конституционного
судопроизводства.
Национальное и международное право

Вам также может понравиться